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花簡
花蓮簡易庭(含玉里)

侵權行為損害賠償(交通)

臺灣花蓮地方法院民事簡易判決 113年度花簡字第339號 原 告 饗東餐飲 法定代理人 李彥緯 訴訟代理人 籃健銘律師 複 代理人 李佩錦律師 被 告 夏文浩 東宜汽車貨運股份有限公司 法定代理人 潘炎明 共 同 訴訟代理人 邱彥智 上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件,本院於民國114年2月 26日言詞辯論終結,判決如下:   主  文 被告應連帶給付原告新臺幣260,403元,及自民國113年10月12日 起至清償日止,按週年利率百分之5計算之利息。 原告其餘之訴駁回。 訴訟費用由被告連帶負擔百分之51,餘由原告負擔。 本判決第一項得假執行;但被告如以新臺幣260,403元為原告預 供擔保,得免為假執行。 原告其餘假執行之聲請駁回。   事實及理由 一、原告主張:原告經營餐飲業並提供外燴服務,並以車牌號碼 000-0000號自用小貨車(下稱系爭A車)作為外燴服務之交 通工具。合夥人林雍竣於民國112年2月27日駕駛系爭A車欲 從花蓮至宜蘭民宿提供到府外燴服務,於當日13時15分許, 行經花蓮縣秀林鄉台9線北上車道161公里100公尺處時,適 被告夏文浩駕駛其雇主即被告東宜汽車貨運股份有限公司( 下稱東宜公司)所有之車牌號碼000-0000號營業用曳引車行 駛於系爭A車後方,因未與前車保持安全車距,進而追撞前 方包含系爭A車之5部車輛,致系爭A車除車輛損壞外,亦有 車輛內生財器具之損失新臺幣(下同)59,490元,且因車輛 損壞無法繼續行駛,致原告當日無法如期提供外燴服務而必 須取消當日訂單39,000元,並賠償客戶20,000元,另因系爭 A車須修繕15日無法營業,總計營業損失金額為451,250元, 被告夏文浩受僱於東宜公司並執行職務,應負連帶賠償責任 。爰依侵權行為之法律關係,提起本件訴訟等語。並聲明: ㈠被告應連帶給付原告510,740元,及自起訴狀繕本送達翌日 起至清償日止,按年息百分之5計算之利息;㈡願供擔保,請 准宣告假執行。 二、被告則以:對於被告應連帶負擔全部侵權行為責任與原告更 換器具費用59,490元之部分不爭執,另原告於言詞辯論期日 主張其每月平均淨利(營業收入扣除成本)283,825元,修 繕15日之營業損失以141,913元計算及112年2月27日訂單金 額39,000元、賠償客戶20,000元之客觀事實均無意見等語, 資為抗辯。並聲明:㈠原告之訴駁回;㈡如受不利判決,願供 擔保,請准宣告免為假執行。   三、本院之判斷  ㈠按因故意或過失,不法侵害他人之權利者,負損害賠償責任 ;汽車、機車或其他非依軌道行駛之動力車輛,在使用中加 損害於他人者,駕駛人應賠償因此所生之損害;但於防止損 害之發生,已盡相當之注意者,不在此限;受僱人因執行職 務,不法侵害他人之權利者,由僱用人與行為人連帶負損害 賠償責任,民法第184條第1項前段、第191條之2、第188條 第1項前段分別定有明文。又汽車在同一車道行駛時,後車 與前車之間應保持隨時可以煞停之距離,應注意車前狀況, 並隨時採取必要之安全措施,道路交通安全規則第94條第1 、3項亦有明文。本件被告夏文浩駕駛東宜公司所有之車輛 於上開時間行經上開地點,因未與前車保持安全距離及注意 車前狀況,致碰撞前方車輛(包含系爭A車),致系爭A車及 車內器具受損之事實,業據原告提出現場照片、購買憑證與 估價單等件為證;且經本院向花蓮縣警察局新城分局調取系 爭事故調查卷宗核閱無訛,被告就此亦不爭執,堪信原告之 主張為真實。依此情節,顯見夏文浩確有未注意安全車距與 車前狀況之過失,其就原告因此所受損害,即應負完全之損 害賠償責任。又東宜公司為夏文浩之僱用人,應與夏文浩就 原告損失負連帶賠償之責,原告主張被告東宜公司應就原告 因系爭事故之損失負連帶賠償之責,應屬有據。  ㈡本件系爭A車因被告之過失行為而受損,已認定如前所述,則 原告主張被告應負侵權行為之損害賠償責任,洵屬有據。茲 就原告各項請求,分述如下:   ⒈生財器具部分    ⑴按不法毀損他人之物者,被害人得請求賠償其物因毀損 所減少之價額,民法第196條定有明文。    ⑵被告不爭執原告此部分損失為59,490元(本院卷第238頁 ),依民事訴訟法第280條第1項,視同自認,原告此部 分主張,應予准許。   ⒉營業損失部分    ⑴按損害賠償,除法律另有規定或契約另有訂定外,應以 填補債權人所受損害及所失利益為限;依通常情形,或 依已定之計劃、設備或其他特別情事,可得預期之利益 ,視為所失利益,民法第216條定有明文。又民法第216 條第1項所謂所受損害,即現存財產因損害事實之發生 而被減少,屬於積極的損害。所謂所失利益,即新財產 之取得,因損害事實之發生而受妨害,屬於消極的損害 。       ⑵原告主張系爭A車為其營業所用,維修期間自事故發生日 至同年3月14日,而原告主張每月平均淨利為283,825元 (本院卷第238頁),被告對此部分客觀事實均無意見 ,本院審酌原告以系爭A車從事餐飲外燴服務,系爭A車 維修期間確無從供營業使用,且原告亦提出於維修期間 已預計接下之訂單證明(本院卷第103至115頁),堪信 原告因本件車禍事故所致生系爭A車損壞無法獲得預期 營業利益為真,又被告不爭執上開客觀事實,則原告主 張系爭A車維修期間(事故翌日即112年2月28日至3月14 日)之營業損失141,913元,及於事故當日計畫至宜蘭 民宿提供外燴服務39,000元,因發生事故無法履行受有 損失,均屬所失之預期利益,此部分請求均屬有據。另 原告因事故當日無法履行外燴服務至賠償客戶之20,000 元,堪信為原告因本件事故所受損害,其請求被告賠償 ,亦屬有據。   ⒊綜上,原告得請求被告賠償之金額為260,403元(計算式: 59,490+141,913+39,000+20,000)。  ㈢給付有確定期限者,債務人自期限屆滿時起,負遲延責任。 給付無確定期限者,債務人於債權人得請求給付時,經其催 告而未為給付,自受催告時起,負遲延責任。其經債權人起 訴而送達訴狀,或依督促程序送達支付命令,或為其他相類 之行為者,與催告有同一之效力,民法第229條第1項、第2 項定有明文。又遲延之債務,以支付金錢為標的者,債權人 得請求依法定利率計算之遲延利息。但約定利率較高者,仍 從其約定利率。應付利息之債務,其利率未經約定,亦無法 律可據者,週年利率為百分之5,民法第233條第1項、第203 條亦分別著有明文。本件原告對被告之侵權行為請求權,核 屬無確定期限之給付,既經原告送達訴狀,被告迄未給付, 依法當應負遲延責任。是原告請求自書狀繕本送達翌日即11 3年10月12日(本院卷第179頁)起至清償日止,按週年利率 百分之5計算之法定遲延利息,核無不合,應予准許。  四、綜上所述,原告依侵權行為法律關係,請求如主文第1項所 示,為有理由;逾此部分之請求,則屬無據,應予駁回。 五、本件事證已臻明確,兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據,經 審酌均於判決結果無影響,爰不予逐一論駁,併此敘明。 六、本判決原告勝訴部分,係依民事訴訟法第427條第2項第11款 規定適用簡易程序所為被告敗訴之判決,依民事訴訟法第38 9條第1項第3款之規定,應依職權宣告假執行。並依同法第3 92條第2項之規定,依職權宣告被告預供擔保,得免為假執 行。原告敗訴部分,其假執行之聲請即屬無據,應予駁回。 七、訴訟費用負擔之依據:民事訴訟法第79條。   中  華  民  國  114  年  3   月  27  日          花蓮簡易庭 法 官 邱韻如 以上正本係照原本作成。 如不服本判決,應於送達後20日內,向本院提出上訴狀並表明上 訴理由,如於本判決宣示後送達前提起上訴者,應於判決送達後 20日內補提上訴理由書(須按他造當事人之人數附繕本)。 如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。 中  華  民  國  114  年  3   月  27  日                書記官 蔡承芳

2025-03-27

HLEV-113-花簡-339-20250327-1

重訴
臺灣花蓮地方法院

返還買賣價金等

臺灣花蓮地方法院民事裁定 112年度重訴字第29號 原 告 即反訴被告 陳純斌 訴訟代理人 吳家安律師 被 告 即反訴原告 方來興 訴訟代理人 籃健銘律師 被 告 謙誠不動產有限公司 法定代理人 劉協誠 被 告 林美文 上二人共同 訴訟代理人 林政雄律師 參 加 人 合泰建築經理股份有限公司 法定代理人 林淑貞 訴訟代理人 連根佑 上列當事人間請求返還買賣價金等事件,本院裁定如下:   主 文 本件宣判期日變更為民國114年6月2日下午4時。   理 由 一、按期日,如有重大事由,得變更或延展之。變更或延展期日 ,除別規定外,由審判長裁定之,民事訴訟法第159條定有 明文。 二、查本件原定於民國114年5月30日下午4時宣判,惟因同年5月 31日端午節適逢星期六,依「紀念日及節日實施辦法」第5 條之1規定,應於前1日即5月30日補假,故114年5月30日屬 國定假日,雖當事人均表明不聽判,然為保障當事人之權益 ,避免再開辯論之程序繁複,爰依前揭規定,裁定變更本件 宣示判決期日如主文所示。 三、依民事訴訟法第159條,裁定如主文。    中  華  民  國  114  年  3   月  18  日          民事第一庭 法 官 施孟弦  以上正本係照原本作成。 本裁定不得抗告。 中  華  民  國  114  年  3   月  19  日                書記官 周彥廷

2025-03-18

HLDV-112-重訴-29-20250318-1

臺灣桃園地方法院

損害賠償等

臺灣桃園地方法院民事判決 110年度訴字第1836號 原 告 賀美玲 王勤雯 共 同 訴訟代理人 蔡鴻燊律師 鄭智元律師 被 告 邱啟芳 兼 上一人 訴訟代理人 楊亞萍 上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件,於民國114年2月10日 言詞辯論終結,本院判決如下:   主   文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 訴訟費用由原告負擔。   事實及理由 壹、程序部分:   按訴狀送達後,原告不得將原訴變更或追加他訴,但擴張或 縮減應受判決事項之聲明者,不在此限,民事訴訟法第255 條第1項第3款定有明文。查原告起訴時聲明為:「(一)被 告溝仔尾手作輕食及邱啟芳應連帶給付原告賀美玲新台幣( 下同)10,990元及自民國109年1月2日起至清償日止,按年 息5%計算之利息。(二)被告溝仔尾手作輕食、邱啟芳及楊 亞萍應連帶給付原告賀美玲300,000元及自起訴狀繕本送達 翌日起至清償日止,按年息5%計算之利息。(三)被告溝仔 尾手作輕食、邱啟芳及楊亞萍應連帶給付原告王勤雯300,00 0元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按年息5%計算 之利息。(四)被告溝仔尾手作輕食、邱啟芳、楊亞萍、元 日國際法律事務所及籃健銘應連帶給付原告賀美玲、王勤雯 、侯奕匡、王政鈞400,000元及自起訴狀繕本送達翌日起至 清償日止,按年息5%計算之利息。(五)被告溝仔尾手作輕 食應於其臉書粉絲專業及如附表一所示各篇文章下方,刊登 如附件一所示對原告之道歉啟事。(六)被告元日國際法律 事務所及被告籃健銘應於元日國際法律事務所官方網站及如 附表二所示各篇文章下方,刊登如附件二所示對原告之道歉 啟事。(七)願供擔保,請准宣告假執行。」嗣於本院審理 中變更聲明:「(一)被告邱啟芳應給付原告賀美玲10,990 元及自民國109年1月2日起至清償日止,按年息5%計算之利 息。(二)被告邱啟芳及楊亞萍應連帶給付原告賀美玲300, 000元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按年息5%計 算之利息。(三)被告邱啟芳及楊亞萍應連帶給付原告王勤 雯300,000元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按年 息5%計算之利息。(四)願供擔保,請准宣告假執行。」核 屬減縮應受判決事項之聲明,依上開規定,自應准許。 貳、實體方面:   一、原告起訴主張:被告楊亞萍與邱啟芳為夫妻關係,被告邱啟 芳以獨資形式經營溝仔尾手作輕食(業於112年12月20日登 記歇業)。被告楊亞萍代表邱啟芳於108年12月25日向原告 賀美玲訂購椰棗核桃及花生糖各400顆,原告賀美玲於12月3 1日出貨椰棗核桃4062.5公克,每包135公克之零售價為250 元,共計30包總價為7,500元;另出貨花生糖5889克,每包2 30公克,零售價為130元,共計25包總價為3,250元,加計運 費240元,被告邱啟芳應給付買賣價款10,990元(7,500元+3 ,250元+240元=10,990元)。另被告二人於109年1月間在溝 仔尾手作輕食之臉書粉絲專業指控原告賀美玲「未報價出貨 」、「報價不實、材料成本多一倍、工錢多十倍」等等不實 文字、圖文、圖片造成原告賀美玲人格受損,且身心上亦有 嚴重傷害,被告二人應負損害賠償責任;且被告二人未經王 勤雯之同意,即截圖轉載含有原告王勤雯本人照片之貼文, 侵害原告王勤雯之肖像權,原告王勤雯身心亦有嚴重傷害, 被告二人亦應負損害賠償責任。原告爰依買賣關係、侵權行 為損害賠償請求權提起訴訟等語。並聲明:(一)被告邱啟 芳應給付原告賀美玲10,990元及自民國109年1月2日起至清 償日止,按年息5%計算之利息。(二)被告邱啟芳及楊亞萍 應連帶給付原告賀美玲300,000元及自起訴狀繕本送達翌日 起至清償日止,按年息5%計算之利息。(三)被告邱啟芳及 楊亞萍應連帶給付原告王勤雯300,000元及自起訴狀繕本送 達翌日起至清償日止,按年息5%計算之利息。(四)願供擔 保,請准宣告假執行。   二、被告則以:就原告賀美玲於108年12月31日所寄出之系爭貨 品,雙方就買賣價金未確認之情況下,原告賀美玲即寄出, 後來雙方未達成買賣價金之意思一致,原告賀美玲即要求被 告楊亞萍於收到貨品後將貨品寄回,被告隨即於109年1月2 日收到後即將貨品寄回,既然雙方買賣契約未成立,且已將 貨品寄回原告賀美玲,被告並無給付貨款之義務。被告楊亞 萍於109年1月5日起陸續於「花蓮交易平台」、「黑名單公 布查詢區」及相關臉書發現原告賀美玲女兒即原告王勤雯在 上發表不實之言論,渠等在溝仔尾手作輕食之臉書回應是作 為澄清王勤雯等人之攻擊。另王勤雯在相關臉書不實言論攻 擊被告等人時,其照片已有連結,並非被告二然主動將其照 片連結,且王勤雯之不實言論亦構成侵權行為,被告二人上 開行為僅是正當防衛,並無侵害原告二人之權利,原告之請 求無理由等語,資為抗辯。並聲明:原告之訴及假執行之聲 請均駁回。如受不利判決,願供擔保請准免為假執行。 三、本院得心證之理由: (一)請求給付買賣價金10,990元部分:    原告賀美玲於108年12月31日所寄出椰棗核桃30包、花生 糖25包,既然雙方就買賣價格並無達成意思表示一致,縱 然原告賀美玲將物品寄出給被告邱啟芳,然雙方就買賣價 格發生爭執,被告邱啟芳並將上開物品寄回原告邱啟芳, 原告邱啟芳業已收受,被告邱啟芳何來給付買賣價款之義 務呢。被告邱啟芳將雙方未達成買賣價格合致之原告賀美 玲寄出之上揭物品,業已退回,故原告基於買賣關係請求 被告邱啟芳給付買賣價款10,990元,為無理由,應予駁回 。   (二)請求侵權行為部分:     1、按關於侵權行為為賠償損害之請求權,以實際上受有損害 為成立要件。又損害賠償之債,以有損害之發生及有責任 原因之事實,並二者之間,有相當因果關係為成立要件。 故原告所主張損害賠償之債,如不合於此項成立要件者, 即難謂有損害賠償請求權存在(最高法院48年台上字第48 1 號、680 號判例參照)。再按當事人主張有利於己之事 實者,就其事實有舉證之責任,民事訴訟法第277 條前段 定有明文。又民事訴訟如係由原告主張權利者,應先由原 告負舉證之責,若原告先不能舉證,以證實自己主張之事 實為真實,則被告就其抗辯事實即令不能舉證,或其所舉 證據尚有疵累,亦應駁回原告之請求(最高法院17年上字 第917 號判例參照)。  2、原告賀美玲主張被告二人於溝仔尾手作輕食之臉書粉專頁 指控「未報價就出貨」、「報價不實,材料成本多一倍, 工錢多十倍…」等等不實文字、圖文、圖片,侵害原告賀 美玲名譽受損,人格權受有損害云云。被告二人乃是因為 原告賀美玲之女兒王勤雯、兒子王政鈞、女婿侯奕框先在 相關臉書發表被告二人與其母親即賀美玲上開交易所產生 之糾紛之不實言論,渠等不實言論頁經花蓮高分院111年 度上易字第60號判決所認定,構成對被告二人之侵權行為 。而被告就渠等不實言論所作之澄清及相對應之回應,且 被告當時並無具體指名何人,顯見被告二人並無侵權行為 ,故原告賀美玲主張被告二人於臉書上之回應構成侵權行 為,顯無可採。  3、原告王勤雯主張被告二人未經原告之同意,即截圖轉載含 有原告王勤雯本人照片之貼文,侵害原告雯勤雯之肖像權 ,並對原告王勤雯母親即原告賀美玲之不實指控,意指原 告王勤雯說謊,造成王勤雯名譽權受損,人格權受損,被 告應負損害賠償責任云云。惟查:當初是原告王勤雯在自 己及其他相關臉書(黑名單查詢區、花蓮交易平台)陳述 其母親即賀美玲與被告間之糾紛,並張貼「惡劣的交易行 為」、「被耍棄單的是我媽媽」、「無道德的交易行為」 、「差勁的交易行為」、「利用完你直接把你踢開」其在 發表言論時,已經有其照片之連結,並非被告二人主動另 外連結原告之照片,既然原告王勤雯在發表對被告二人不 實言論時,已經有連結,故原告王勤雯主張被告二人在發 表文章時有連結到王勤雯之照片構成侵權行為,顯無可採 ,應予駁回。  4、從而,被告為上開行為均是為了回應及澄清王勤雯、王政 鈞等人之指控,並無侵權行為。原告賀美玲、王勤雯主張 被告二人構成侵權行為,應負損害賠償責任,惟未見原告 提出證據足以證明被告有侵權行為。故原告之請求,均為 無理由,應予駁回。 四、綜上所述,原告賀美玲基於買賣契約請求被告邱啟芳給付10 ,990元及自109年1月2日起至清償日止,按年息5%計算之利 息。另原告賀美玲、王勤雯基於侵權行為損害賠償各請求被 告應連帶給付原告賀美玲、王勤雯各300,000元及均自起訴 狀繕本送達翌日起至清償日止,按年息5%計算之利息,均為 無理由,不應准許,應予駁回。原告之訴業經駁回,其假執 行之聲請即失所根據,應一併駁回。 五、本件事證已臻明確,兩造所為之其他主張、陳述並所提之證 據,經本院審酌後,認均與本件之結論無礙,爰不一一論述 ,併予敘明。 六、據上論結,本件原告之訴為無理由,依民事訴訟法第78條, 判決如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  17  日          民事第三庭法 官 張益銘 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴,須於判決送達後 20 日內向本院提出上訴狀。 如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。 中  華  民  國  114  年  3   月  18  日               書記官 李毓茹

2025-03-17

TYDV-110-訴-1836-20250317-2

重訴
臺灣花蓮地方法院

返還土地

臺灣花蓮地方法院民事判決  112年度重訴字第5號 原 告 財政部國有財產署北區分署 法定代理人 郭曉蓉 訴訟代理人 籃健銘律師 複代理人 邱敏律師 被 告 陳正雄 訴訟代理人 黃子寧律師 被 告 江政國 被 告 劉秀林 上列當事人間請求返還土地事件,經調解(110年度司調字第87號 )不成立後,本院於民國114年2月12日言詞辯論終結,判決如下 :   主   文 一、被告陳正雄應將坐落花蓮縣○○鄉○○段0000地號土地上、如附 圖編號7(即地號1657-A005,面積為22309.85平方公尺)所示 範圍內之檳榔全部清除,並將占用部分之土地騰空返還予原 告。 二、被告陳正雄應給付原告新臺幣(下同)77,740元,及自民國( 下同)113年5月起至返還第一項土地之日止,按月給付原告1 ,495元。 三、被告江政國應給付原告142,688元。 四、被告劉秀林應將坐落花蓮縣○○鄉○○段0000地號土地上、如附 圖編號5(即地號1657-A001,面積為6220.20平方公尺)所示 範圍內之檳榔全部清除,並將占用部分之土地騰空返還予原 告。 五、被告劉秀林應給付原告34,528元,及自113年5月起至返還第 四項土地之日止,按月給付原告416元。 六、訴訟費用(除撤回部分外)由被告陳正雄負擔100分之77,由 被告劉秀林負擔100分之23。 七、本判決第一、二項得假執行。   事實及理由 一、被告江政國經合法通知無正當理由,未於言詞辯論期日到場 ,核無民事訴訟法第386條所列各款情形,爰依原告聲請, 由其一造辯論而為判決。 二、原告訴之聲明:如主文第1至5項(卷二52頁)。主張:原告為 坐落花蓮縣○○鄉○○段0000地號國有土地(下稱系爭土地)之管 理機關,被告無權占用土地種植檳榔樹,陳正雄、劉秀林占 用範圍如主文第1、4項,且未繳納占用土地之補償金;江政 國占用範圍如附圖編號14,已於113年8月31日前完成檳榔樹 砍除作業,並經花蓮縣政府解除超限利用列管,惟就應負擔 占用土地之補償金尚未繳納。依民法第767條規定請求返還 土地,依民法第179條規定請求使用土地相當於租金之不當 得利(請求期間、金額如附表)。被告①陳正雄認諾原告的請 求,稱:我每月靠低收入補助生活,無力負擔砍樹費用十餘 萬元。②江政國稱:我願意返還土地。③劉秀林稱:我會在11 4年4月底前將檳榔樹砍除歸還土地,費用我也會繳清。 三、本院之判斷:  ㈠按當事人於言詞辯論時為訴訟標的之認諾者,應本於其認諾 為該當事人敗訴之判決,民事訴訟法第384條定有明文。被 告陳正雄就原告訴之聲明之請求、訴訟標的為認諾,有筆錄 可參(卷二49頁),本院應為陳正雄敗訴之判決,准許原告之 請求如主文第1、2項。  ㈡原告主張其為系爭國有土地之管理機關,被告劉秀林占用土 地種植檳榔範圍如附圖編號5(即地號1657-A001,面積為622 0.20平方公尺),江政國占用土地種植檳榔範圍如附圖編號1 4(嗣已完成檳榔樹砍除作業)等情,提出土地查詢資料、原 告函、花蓮縣政府函及占用圖、會勘紀錄等為憑(司調卷43 、57、58頁、本院卷169、491、492頁),並有花蓮縣鳳林地 政事務所函及土地複丈成果圖可參(本院卷519、521頁),且 為劉秀林、江政國所不爭執,應認原告之主張為真實。按所 有人對於無權占有或侵奪其所有物者,得請求返還之,對於 妨害其所有權者,得請求除去之。民法第767條第1項有明定 ,故原告自得依此規定請求劉秀林清除檳榔返還土地如主文 第4項。  ㈢按無法律上之原因而受利益,致他人受損害者,應返還其利 益,民法第179條前段定有明文。無正當權源使用他人土地 ,可獲得相當於租金之利益,為社會通常之觀念,應依不當 得利之法則將所得利益返還土地所有人(最高法院61年度台 上字第1695號判例意旨可參)。系爭土地為地目林之林業用 地,使用分區為山坡地保育區,公告土地現值每平方公尺為 250元(司調卷43頁),經斟酌土地之位置在花蓮縣光復鄉, 被告占用土地之面積、利用土地種植檳榔之經濟價值及所受 利益等項,認原告請求相當於租金之不當得利如附表,為有 理由,應屬適當。從而,原告依民法第767條、第179條規定 請求如主文第1至5項,為有理由,應予准許,並依民事訴訟 法第389條第1項第1款規定就主文第1、2項宣告假執行。 四、訴訟費用負擔之依據:民事訴訟法第78條、第85條第1項。 中  華  民  國  114  年  3   月  14  日           民事第一庭法 官 楊碧惠 上列正本係照原本作成。 如不服本判決,應於送達後20日內向本院提出上訴狀(上訴狀應 表明上訴理由)並繳納上訴審裁判費,如於本判決宣示後送達前 提起上訴者,應於判決送達後20日內補提上訴理由書(均須按他 造當事人之人數附繕本)。 如委任律師提起上訴者,亦應一併繳納上訴審裁判費。 中  華  民  國  114  年  3   月  14  日                書記官 汪郁棨 【附表】原告請求被告繳納之不當得利金額 被告 原告請求期間 請求金額 每月金額 備註 1 陳正雄 109年1月至113年4月 77,740元 1,495元 陳正雄繳納至108年12月 2 江政國 109年1月至113年8月 142,688元 2,548元 江政國繳納至108年12月 3 劉秀林 106年6月至113年4月 34,528元 416元 劉秀林繳納至106年5月

2025-03-14

HLDV-112-重訴-5-20250314-4

上易
臺灣高等法院花蓮分院

違反區域計畫法

臺灣高等法院花蓮分院刑事判決 113年度上易字第33號 上 訴 人 臺灣花蓮地方檢察署檢察官 被 告 賴炳輝 謝淑錦 上 一 人 選任辯護人 籃健銘律師 上列上訴人因被告違反區域計畫法案件,不服臺灣花蓮地方法院 112年度易字第209號中華民國113年4月19日第一審判決(起訴案 號:臺灣花蓮地方檢察署111年度偵字第4976號),提起上訴, 本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   事實及理由 壹、關於被告賴炳輝有罪部分 一、檢察官明示僅就原判決關於被告賴炳輝量刑部分提起上訴( 本院卷第120、181及182頁),依刑事訴訟法第348條第3項 規定,關於被告賴炳輝部分,本院審理範圍僅及於原判決關 於其量刑部分。至檢察官未表明上訴之犯罪事實、罪名部分 則不屬本院審判範圍。 二、檢察官上訴意旨略以:被告賴炳輝未經許可,擅自興建水泥 鋪面、鐵皮建物而經營傢俱店,雖經花蓮縣政府裁罰,惟均 未改善,亦不恢復原狀,犯後態度非佳,原審僅量處拘役40 日,恐有過輕,實難落實區域計畫管理,爰請求處以較重之 刑等語。 三、基於以下理由,應認原審量刑尚稱妥適:  ㈠按法院於法定刑範圍內裁量刑罰時,不得就該當各類犯罪之 構成要件之事實為重複評價,刑事案件量刑及定執行刑參考 要點第3點定有明文。分析其立法理由略為:禁止雙重評價 原則係禁止法院於刑罰裁量時,將法律所規定之構成要件事 由,當作刑罰裁量事實,重複審酌而作為裁量之依據。蓋立 法者於立法之際,即已將構成要件之規定,作為形成刑罰裁 量範圍之量刑外部性界限,其於刑罰決定過程中業經考量, 並據以評價行為人之犯罪輕重,故法院自不得再執此為裁量 宣告刑輕重之標準。例如過失致人於死亡之案件,法院不可 將被害人死亡之結果作為刑罰裁量事實加以審酌。  ㈡查區域計畫法(以下稱區域法)第22條規定,違反前條規定 不依限變更土地使用或拆除建築物恢復土地原狀者,除依行 政執行法辦理外,並得處6個月以下有期徒刑或拘役。可見 ,本條係以被告的不作為(不回復原狀)作為構成要件,如 再以構成要件事由對被告賴炳輝加重其刑,似有違反上述禁 止雙重評價之疑。  ㈢又依區域法第21條第2項、第3項規定:經限期變更使用、停 止使用或拆除地上物恢復原狀而不遵從者,(縣府)得按次 處罰,並停止供水、供電、封閉、強制拆除或採取其他恢復 原狀之措施,其費用由土地或地上物所有人、使用人或管理 人負擔。前2項罰鍰,經限期繳納逾期不繳納者,移送法院 強制執行。可見,行政機關得依區域法第22條第2項、第3項 規定,促進土地及天然資源之保育利用,人口及產業活動之 合理分布,以加速並健全經濟發展,改善生活環境,增進公 共福利,尚難認因無法落實區域計畫,即因此轉而認應對被 告加重其刑。  ㈣況被告賴炳輝違規使用面積約OOOOO平方公尺(原審卷第85頁 ),尚難認為相當廣袤,原審於刑種選擇上挑選拘役,應難 認為逸脫責任刑範疇,又拘役為1日以上,60日未滿,刑法 第33條第4款前段定有明文。對應拘役的量刑天花板而言, 原審量處拘役40日,應尚難認為有輕縱之情。 四、綜上所述,檢察官上訴指摘原審量刑過輕,尚難認為有理由 ,應駁回此部分上訴。 貳、關於被告謝淑錦無罪部分 一、檢察官上訴意旨略以:  ㈠按區域法第21條規定:「違反第15條第1項之管制使用土地者 ,由該管直轄市、縣 (市)政府處新臺幣6萬元以上30萬元以 下罰鍰,並得限期令其變更使用、停止使用或拆除地上物恢 復原狀 (第1項)。前項情形經限期變更使用、停止使用或拆 除地上物恢復原狀而不遵從者,得按次處罰,並停止供水、 供電、封閉、強制拆除或採取其他恢復原狀之措施,其費用 由土地或地上物所用人或管理人負擔 (第2項) 。」上開條 文第2項後段係規定主管機關對於違反管制使用土地採取強 制拆除或其他恢復原狀措施之費用,應由該土地或地上物之 所有人、使用人或管理人負擔,至於違反管制使用土地之處 罰對象,上開條文既未明文,宜解為以違反第15條第1項管 制規定之義務者為處罰對象,並以其具有故意或過失為責任 條件 (司法院釋字第275號解釋參照) 。考量實務上尚有許 多土地違規案件,行政機關難於現地查獲或認定實際違反管 制使用土地之行為人,如執行對象僅得針對行為人,將造成 難以有效達成土地使用管制之目的;是違反管制使用土地之 行為人應不限於實際著手實施違反區域計畫法第15條第1項 規定之人,對於該行為凡有參與或授意之人,亦屬之。因此 ,土地所有權人、地上物所有人、使用人或管理人等本即應 負有土地使用管理責任,故該等人員如經查明對違反管制使 用土地有參與或授意之情形,亦皆得為處罰之對象。區域計 畫法第21條及第22條執行對象,宜以處罰行為人為原則,對 非行為人 (土地所有權人、地上物所有人、使用人或管理人 ) 處罰為例外;而對行為人或非行為人處罰,皆應以其具有 故意或過失為責任條件,且處罰對象非屬行為人時,應具備 充分、合理及適當之理由(內政部92年11月25日台內營字第 0920090059號函參看)。  ㈡經查被告謝淑錦係被告賴炳輝之○○,又是系爭土地所有權人 ,其於民國107年2月間已獲花蓮縣政府(以下稱縣府)同意 申請從事菇類栽培場之農業設施,縣府亦函示設施不得作為 住宅、工廠或其他非農業使用(花蓮縣政府107年2月23日府 農保字第1070036395號函及說明㈤)。嗣被告謝淑錦及賴炳 輝決定改建為傢俱行對外經營(111年7月16日豐原分局被告 謝淑錦調查筆錄參看),對於本案犯罪自難諉為不知。本案 行政處罰對象,本應包括被告謝淑錦,也具有充分、合理及 適當之理由。況被告謝淑錦對於本案農業設施不得另作為住 宅、工廠或其他非農業使用結果發生,法律上也有防止義務 ,被告謝淑錦能防止而不防止或不作為,依刑法第15條第1 項規定,與因積極行為發生結果者同。被告謝淑錦、賴炳輝 恐先以從事菇類栽培場之農業設施為名目,嗣其等再將農業 設施改建為傢俱行而規避,被告2人彼此間,就本案犯罪有 犯意聯絡之共犯關係。原審以花蓮縣政府未以被告謝淑錦為 行政裁罰對象,即判決被告謝淑錦無罪,認事用法,恐非妥 洽,爰請求將原判決撤銷,更為適法之判決等語。 二、補充駁回上訴之理由  ㈠訊據被告謝淑錦堅決否認公訴意旨所指犯行,辯稱:土地是 被告賴炳輝用伊名字買的,那段期間的事情伊都不知道等語 。  ㈡區域法第22條處罰之對象,係以違反同法第15條第1項之管制 使用土地,並經主管機關限期令其恢復原狀而仍未遵期恢復 之土地所有權人或實際使用者為限,倘土地所有權人或使用 者未經主管機關令限期恢復原狀,則縱有違反該法第15條第 1項之管制使用土地,仍與該法第22條規定之構成要件不符 ,自不成立該條之犯罪。又非都市土地分區計劃之擬定,無 非參酌當地之地理環境、人口、資源、經濟活動等相互依賴 及共同利益關係所為製定之發展計劃,用以增進區域經濟發 展並改善生活環境,倘土地所有權人、使用者不依管制使用 土地,並非立即危及該區域之經濟發展及資源利用,此或可 由行政機關以行政處分令其限期改善,或予以行政執行為已 足,初無逕科以刑罰之必要,必行為人受行政處分限期改善 後仍不遵期恢復原狀,始將行為內涵提升為刑事不法階段而 科以刑罰之制裁,此即區域計畫法之處罰係「先行政後刑罰 」之罰則。  ㈢經查:  ⒈本案並無積極證據足認縣府有限期命被告謝淑錦應變更使用 、停止使用或拆除其地上物恢復原狀:  ⑴縣○○○於000○0○00○○○○○○○段00○00地號等2筆非都市土地,疑 農地未作農用情形,訂於109年8月10日上午9時整,於現地 勘查認定,嗣於110年1月6日發函指出:「本案農業設施經 本府現勘時已作為經營傢俱行之使用且該農業設施周圍部分 農地未經申請同意鋪設水泥,已違反申請農業用地作農業設 施容許使用審查辦法規定,請台端於110年2月20日以前恢復 至計畫內容使用。屆時未依計畫內容使用者,本府將依農業 發展條例暨區域法規定辦理」(原審卷第83頁至第88頁)。  ⑵惟上開2紙函示並無送達回證乙節,亦有縣府112年8月4日函 可參(原審卷第69頁),檢察官對此節亦無異詞(本院卷第 187頁),足見,本案並無積極證據足認,縣府有限期令被 告謝淑錦應變更使用、停止使用或拆除其地上物恢復原狀, 參照上開說明,對被告謝淑錦得否援依區域法第22條規定相 論擬,尚難認為無疑。  ⒉本案行政通知、裁罰對象均為被告賴炳輝,不及於被告謝淑 錦,尚難認被告謝淑錦知悉其限期應變更使用、停止使用或 拆除其地上物恢復原狀:  ⑴縣府110年8月12日命於文到7日內提出陳述書、110年10月6日 、111年2月21日處分書,受文及裁罰對象均為被告賴炳輝, 不及於被告謝淑錦乙節,有上開文號公文、處分書可稽(原 審卷第73頁至第81頁),並為檢察官所不爭(本院卷第191 頁)。  ⑵由上說明可知,本案行政通知、裁罰對象均為被告賴炳輝, 不及於被告謝淑錦,則被告謝淑錦是否知悉其限期應變更使 用、停止使用或拆除其地上物恢復原狀,尚難認為無疑,加 上110年1月6日命改善函文又無積極證據足認有送達被告謝 淑錦,準此,得否依區域法第22條規定對被告謝淑錦相繩, 應難認為無疑。  ⒊綜合觀察區域法第21條第1項、第22條規定可知,違反第15條 第1項之管制使用土地者,該管縣政府得限期令其變更使用 、停止使用或拆除其地上物恢復原狀,不依限變更土地使用 或拆除建築物恢復土地原狀者,得處6個月以下有期徒刑或 拘役。可知,須「不依限變更土地使用或拆除建築物恢復土 地原狀者」,始該當區域法第22條之罪,並非違反第15條第 1項之管制使用土地者,即得逕以區域法第22條相論擬。查 被告謝淑錦固於警詢時自承:「我們一開始也有照計畫建設 菇類養殖場,之後我與頼炳輝決定將該地改建為晶華傢俱行 對外經營。」(警卷第27頁),惟上情僅得證明被告謝淑錦 違反區域法第15條第1項之管制使用土地,尚難憑此認被告 謝淑錦(經通知)「不依限變更土地使用或拆除建築物恢復 土地原狀者」,自難以區域法第22條之罪相繩。  ⒋至於被告賴炳輝固有犯區域法第22條之罪,然本案並無積極 證據足認被告謝淑錦有參與或謀議(經通知)「不依限變更 土地使用或拆除建築物恢復土地原狀」之情,自難單憑被告 謝淑錦為本案○○○OO○OO地號土地所有權人,或其前有與被告 頼炳輝決定將該地改建為晶華傢俱行對外經營,即認被告謝 淑錦亦該當區域法第22條之罪。  三、綜上所述,原審對被告謝淑錦為無罪之諭知,並無違誤,是 檢察官就此部分之上訴,為無理由,亦應駁回。   據上論斷,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。 本案經檢察官江昂軒提起公訴,檢察官林英正上訴後,檢察官鄒 茂瑜到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  13  日        刑事第一庭審判長法 官 林信旭                法 官 黃鴻達                法 官 張健河 以上正本證明與原本無異。 本件不得上訴。 中  華  民  國  114  年  3   月  13  日                書記官 陳雅君 附錄本案論罪科刑法條全文: 區域計畫法第15條 區域計畫公告實施後,不屬第11條之非都市土地,應由有關直轄 市或縣(市)政府,按照非都市土地分區使用計畫,製定非都市 土地使用分區圖,並編定各種使用地,報經上級主管機關核備後 ,實施管制。變更之程序亦同。其管制規則,由中央主管機關定 之。 前項非都市土地分區圖,應按鄉、鎮(市)分別繪製,並利用重 要建築或地形上顯著標誌及地籍所載區段以標明土地位置。 區域計畫法第21條 違反第15條第1項之管制使用土地者,由該管直轄市、縣(市)政 府處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰,並得限期令其變更使用 、停止使用或拆除其地上物恢復原狀。 前項情形經限期變更使用、停止使用或拆除地上物恢復原狀而不 遵從者,得按次處罰,並停止供水、供電、封閉、強制拆除或採 取其他恢復原狀之措施,其費用由土地或地上物所有人、使用人 或管理人負擔。 前二項罰鍰,經限期繳納逾期不繳納者,移送法院強制執行。 區域計畫法第22條 違反前條規定不依限變更土地使用或拆除建築物恢復土地原狀者 ,除依行政執行法辦理外,並得處6個月以下有期徒刑或拘役。

2025-03-13

HLHM-113-上易-33-20250313-1

台上
最高法院

請求損害賠償

最高法院民事裁定 113年度台上字第2044號 上 訴 人 魏學良 訴訟代理人 鄭敦宇律師 被 上訴 人 吳科䔇 訴訟代理人 籃健銘律師 上列當事人間請求損害賠償事件,上訴人對於中華民國113年6月 28日臺灣高等法院花蓮分院第二審判決(112年度重上字第17號 ),提起上訴,本院裁定如下: 主 文 上訴駁回。 第三審訴訟費用由上訴人負擔。 理 由 一、上訴第三審法院,非以原判決違背法令為理由,不得為之; 又判決不適用法規或適用不當者,為違背法令;且提起上訴 ,上訴狀內應記載上訴理由,表明原判決所違背之法令及其 具體內容,暨依訴訟資料合於該違背法令之具體事實,其依 民事訴訟法第469條之1規定提起上訴者,並應具體敘述為從 事法之續造、確保裁判之一致性或其他所涉及之法律見解具 有原則上重要性之理由;另第三審法院應於上訴聲明之範圍 內,依上訴理由調查之。同法第467條、第468條、第470條 第2項、第475條本文各有明定。是當事人提起上訴,如依同 法第469條規定,以原判決有所列各款情形之當然違背法令 為理由時,其上訴狀或理由書應表明該判決有合於各該條款 規定情形之具體內容,及係依何訴訟資料合於該違背法令之 具體事實;如依同法第469條之1規定,以原判決有前條以外 其他不適用法規或適用不當為理由時,其上訴狀或理由書應 表明該判決所違背之法令條項,或有關司法院解釋或憲法法 庭裁判字號,或成文法以外之習慣或法理、法則等及其具體 內容,暨係依何訴訟資料合於該違背法令之具體事實,並具 體敘述為從事法之續造、確保裁判之一致性或其他所涉及之 法律見解具有原則上重要性之理由。上訴狀或理由書如未依 上述方法表明,或其所表明者與上開法條規定不合時,即難 認為已合法表明上訴理由,其上訴自非合法。另第三審法院 就未經表明於上訴狀或理由書之事項,除有民事訴訟法第47 5條但書情形外,亦不調查審認。 二、上訴人對於原判決關其敗訴部分提起上訴,雖以該部分判決 違背法令為由,惟核其上訴理由狀所載內容,係就原審取捨 證據、認定事實之職權行使,所論斷:被上訴人為清償訴外 人吳明霖積欠之債務而簽立授權書,無償委任原審上訴人林 正義處理系爭土地買賣等相關事宜,並同意以代收之買賣價 金新臺幣(下同)300萬元部分抵償債務;林正義自行尋找 買家,被上訴人無庸支付仲介費,此為在場之上訴人所知悉 。林正義代理被上訴人與訴外人黃瑞宮簽訂買賣契約;委任 上訴人辦理系爭土地移轉登記、收受保管買賣價金及土地相 關代書事務。詎上訴人、林正義代收買賣價金後,侵占應返 還被上訴人之價金,係故意以違背善良風俗之方法加損害於 他人,被上訴人得依民法第184條第1項後段、第185條第1項 規定,請求上訴人與林正義連帶賠償其中580萬5,462元本息 。又被上訴人於民國108年8月13日以後知悉上開侵權行為, 於110年7月29日提起本件訴訟,未罹於時效。另上訴人係受 委任處理代書事務,依民法第541條第1項規定,應返還系爭 超收費用18萬5,217元,及代收買賣價金扣除上開抵償債務 款、超收費用暨相關費用後之餘額111萬0,261元等情,指摘 為不當,並就原審所為論斷及其他與判決結果無礙事項,泛 言未論斷或論斷矛盾錯誤,違反證據、論理、經驗法則,而 非表明依訴訟資料合於該違背法令之具體事實,更未具體敘 述為從事法之續造、確保裁判之一致性或其他所涉及之法律 見解具有原則上重要性之理由,難認已合法表明上訴理由。 依首揭說明,應認其上訴為不合法。 三、據上論結,本件上訴為不合法。依民事訴訟法第481條、第4 44條第1項、第95條第1項、第78條,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  12  日 最高法院民事第八庭      審判長法官 鍾 任 賜 法官 黃 明 發 法官 呂 淑 玲 法官 陶 亞 琴 法官 林 麗 玲 本件正本證明與原本無異 書 記 官 郭 金 勝 中  華  民  國  114  年  3   月  19  日

2025-03-12

TPSV-113-台上-2044-20250312-1

交重附民
臺灣花蓮地方法院

因過失致重傷害附帶民訴

臺灣花蓮地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度交重附民字第10號 原 告 李則諭 兼 法定代理人 林美金 李榮財 原 告 李潘秀卿 共 同 訴訟代理人 籃健銘律師 被 告 陳聖全 上列被告因過失致重傷害案件(113年度交簡字第49號),經原 告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟,然因事件繁雜,非經長久 時日不能終結其審判,爰依刑事訴訟法第504條第1項前段、第50 5條第1項,將本件附帶民事訴訟,移送本院民事庭,特此裁定。 中 華 民 國 114 年 3 月 7 日 刑事第二庭 審判長法 官 黃柏憲 法 官 王龍寬 法 官 鍾 晴 上列正本證明與原本無異。 本件不得抗告。 中 華 民 國 114 年 3 月 10 日 書記官 蘇寬瑀

2025-03-07

HLDM-113-交重附民-10-20250307-1

醫上
臺灣高等法院花蓮分院

侵權行為損害賠償

臺灣高等法院花蓮分院民事判決 111年度醫上字第1號 上 訴 人 莊婷喻 被上訴人 羅亦琛 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 法定代理人 莊永鑣 共 同 訴訟代理人 籃健銘律師 上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件,上訴人對於中華民國 111年1月21日臺灣花蓮地方法院110年度醫字第1號第一審判決提 起上訴,本院於113年12月31日言詞辯論終結,判決如下:   主 文 上訴駁回。 第二審訴訟費用由上訴人負擔。   事實及理由 壹、程序部分:   查本件被上訴人臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院( 下稱門諾醫院)之法定代理人原為吳鏘亮,惟於本院審理期 間,已變更為莊永鑣,有被上訴人門諾醫院所提出之醫療機 構開業執照在卷可稽(本院卷第385頁),並由莊永鑣具狀 聲明承受訴訟(本院卷第381至382頁),應予准許。 貳、實體部分: 一、上訴人主張:  ㈠被上訴人羅亦琛(下逕稱其姓名)為被上訴人門諾醫院○○○○○ ○,為從事醫療業務之人,自民國108年1月1日起至108年1月 15日止,為上訴人莊婷喻(下稱上訴人)從事醫療業務行為 時,未盡注意義務適切掌握上訴人病況(主訴病因為右腳腳 底水泡破皮),期間僅以施打針劑、藥物治療,於108年1月 7日始進行清創手術,術後無任何其他積極醫療作為,僅施 打點滴、服用藥物及施打退燒針,羅亦琛對於上訴人右腳紅 腫、疼痛狀況日趨惡化乙事,視若無睹,未因應病情及早使 用強效抗生素。又WBC(白血球數)、CRP(C反應蛋白)均 為細菌感染項指標,依衛生福利部醫事審議委員會(下稱醫 審會)之鑑定意見記載,上訴人於108年1月8日因血液檢查 中感染相關指數持續偏高,故醫師更改給予強效抗生素,而 此時距108年1月1日檢驗WBC、CRP,已相隔7日之久,中間未 進行檢驗,如羅亦琛在108年1月2日至7日之間,增加檢驗WB C、CRP之次數,應可提早發現感染相關指數持數偏高,提早 給予強效抗生素;況選擇抗生素的方式,是先作細菌培養, 再針對細菌培養結果選擇最有效之抗生素,本案僅在108年1 月1日上訴人住院當日作細菌培養,致無法即時改用最有效 之抗生素。  ㈡上訴人因病情未獲改善,遂於108年1月15日主動要求轉至花 蓮慈濟醫院治療,惟上訴人之足部潰傷合併感染,而有右足 壞死性筋膜炎,嗣於108年1月23日進行右腳截肢手術,108 年2月3日出院、108年5月2日開始使用膝下義肢輔助步行, 而受有下列損害:  1.醫療費:上訴人因此住院治療,共支出醫療費用新臺幣(下 同)約10,000元。  2.無法工作之損害:上訴人於108年5月2日開始使用膝下義肢 輔助步行,使用義肢前3個月為無法工作之休養期間,以108 年之基本工資23,100元作為計算,受有無法工作之損害為69 ,300元(計算式:23,100元×3=69,300元)。  3.減少勞動能力之損害:上訴人係00年0月00日出生,其右側 膝下截肢,勞動能力減少以30%計算,再分別依108年至110 年之基本工資計算108年5月至115年3月14日上訴人退休為止 ,並依霍夫曼計算法扣除中間利息,請求減少勞動能力之損 害合計為537,998元。  4.精神慰撫金:上訴人受有前開傷害而請求精神慰撫金1,500, 000元。  5.上揭金額合計2,117,298元(計算式:10,000元+69,300元+5 37,998元+1,500,000元=2,117,298元),僅請求賠償2,110, 000元。  ㈢羅亦琛受僱於門諾醫院,因執行職務,不法侵害上訴人之身 體權,上訴人自得依民法第184條第1項前段、第188條第1項 、第193條第1項及第195條或第224條、第227條及第227條之 1前段之規定,擇一請求被上訴人連帶負損害賠償責任等語 。  ㈣並為上訴聲明:1.原判決廢棄。2.被上訴人應連帶給付上訴 人211萬元,及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止,按 年利率百分之5計算之利息。 二、被上訴人則以:  ㈠上訴人於108年1月1日至門諾醫院急診就醫,由值班○○○○羅亦 琛為其○○醫生並收治住院,因考量上訴人糖尿病史、曾截肢 及右足底開放性傷口癒合不良等病況,即採取每日投以抗生 素、注射胰島素控制血糖、清理傷口換藥、密切觀察,並進 行細菌培養等醫療行為。惟上訴人為糖尿病患者,於十多年 前曾因類似併發症而接受左足大腳趾及第二指裁肢手術截肢 ,其本身之血糖控制不佳,易導致血管病變及傷口癒合能力 低下;且因上訴人間斷性發燒、右足疼痛及傷口癒合情況並 未減緩,故於108年1月7日進行清創手術,後續因上訴人之 病情發展更換更為強效之抗生素治療,基此,上訴人此次罹 患足部潰癢合併感染導致其右下肢截肢之結果,經羅亦琛前 開符合醫療常規之治療仍未獲改善,實與羅亦琛之醫療處置 並無相當因果關係,是羅亦琛之醫療行為均符合醫療常規, 並無過失。  ㈡又上訴人曾對羅亦琛提起過失致重傷害罪告訴,業經多次偵 查程序,並委請醫審會進行二次鑑定,然偵查程序及二次鑑 定意見均認為羅亦琛對上訴人所為之醫療處置、治療及照護 已盡醫療上注意,並無不符合醫療常規或有醫療疏失之情事 ,亦認上訴人之右腳截肢結果與羅亦琛之醫療行為並無因果 關係,此有臺灣花蓮地方檢察署(下稱花蓮地檢署)108年 度醫偵字第20號、109年度醫偵續字第1號不起訴處分書、臺 灣高等檢察署花蓮檢察分署(下稱花蓮高分檢)110年度上 聲議字第301號處分書及醫審會第0000000號鑑定書(下稱第 1次鑑定意見)、醫審會第0000000號鑑定書(下稱第2次鑑 定意見)在卷可佐。  ㈢倘上訴人主張羅亦琛之醫療行為致其右下肢截肢結果而得請 求勞動能力減損之損害(假設語),細觀上訴人援引之判決 ,該等背景事實均與本案相異,且另案當事人及本案上訴人 之過往病史、職業史、年齡相異,無從比附援引,準此,上 訴人亦未舉證其勞動能力減損比例及損失之數額,亦未提出 相關事證說明慰撫金請求數額之合理性,逕而請求被上訴人 應連帶給付211萬元,洵屬無據等語置辯。  ㈣並為答辯聲明:上訴駁回。 三、得心證之理由:   ㈠主張侵權行為之損害賠償請求權存在者,應先就有責原因之 事實存在、有損害之發生及二者間有相當因果關係存在等成 立要件,負其舉證之責任,如未能舉證上開要件成立,即不 得謂其請求權存在。又醫療行為在本質上通常伴隨高度之危 險性、裁量性及複雜性,是判斷醫師於醫療行為過程中是否 有故意或過失即注意義務之違反,必須斟酌該醫療領域當時 當地之醫療常規、醫療水準、醫療設施、工作條件及緊急迫 切情狀,暨醫師就具體個案之專業裁量、病患之特異體質等 因素而為綜合之判斷,且因醫療行為有其特殊性,醫師所採 之藥方或治療方式以事前評估雖係屬於適當之選擇,但並無 法保證一定能改善病情,故容許不確定風險之存在,不能逕 依醫療之結果不如預期、不成功或有後遺症、感染之發生, 逕以論斷醫療行為違反注意義務(最高法院112年度台上字第 31號判決意旨參照)。  ㈡羅亦琛前經3次偵查(包含花蓮高分檢駁回再議程序)、2次鑑 定,均認其對上訴人所為之醫療處置、治療、照護已盡到醫 療上之注意,並無不符合醫療常規或有醫療疏失,且上訴人 之右腳截肢結果與羅亦琛之醫療行為,並無因果關係:   ⒈上訴人前以羅亦琛涉有過失致重傷害為由提起刑事告訴,經 花蓮地檢署檢察官以108年度醫偵字第20號偵查,並委託醫 審會鑑定下列事項:「㈠羅亦琛自108年1月1日起至同年月15 日期間,為上訴人從事醫療業務行為時,是否有先確診上訴 人的症狀?羅亦琛對上訴人僅以施打針劑、藥物治療,於10 8年1月7日始進行清創手術,醫師所為處置、治療、照護, 是否符合醫療常規?有無醫療上疏失之處?㈡羅亦琛於108年 1月7日對上訴人進行清創手術後,期間僅對上訴人施打點滴 、退燒針及服用藥物,上訴人右腳紅腫、疼痛狀況日趨惡化 ,致上訴人於108年1月23日進行右腳截肢手術,醫師所為處 置、治療、照護,是否符合醫療常規?上訴人右腳截肢結果 與羅亦琛之醫療行為有無相當因果關係?羅亦琛之處置、治 療、照護,有無醫療上疏失之處?」,經醫審會以「第1次 鑑定意見」回覆以:「㈠108年1月1日病人住院,羅亦琛診斷 為右足底開放性傷口癒合不良、糖尿病,醫囑給予靜脈滴注 廣效抗生素(每12小時1次)、注射胰島素以控制血糖,並每 日監測空腹指尖血糖(1天4次)及每日右足底潰瘍傷口換藥治 療。1月5日病人之血液細菌培養結果為陰性,傷口細菌培養 結果呈現為三種細菌之混合感染,包括雷特格氏變形桿菌、 B型鏈球菌及大腸桿菌等三種細菌,針對細菌培養結果更改 抗生素為levofloxacin 750 mg IV drip qd(每天1次)治療 。依病程紀錄及護理紀錄記載,因病人間斷性發燒、右足疼 痛及傷口癒合狀況未見改善,遂於1月7日進行右足底傷口之 清創手術,依手術紀錄記載病人右足底傷口深至筋膜,深部 並有多量膿液累積,1月8日因病人之血液檢查中感染相關指 標持續偏高,故羅亦琛更改給予強效抗生素tigecycline 50 mg IV drip q12h(每12小時1次),依護理紀錄,記載病人 仍有間斷性發燒情形。依病程紀錄,1月14日病人之血液檢 查結果感染相關指數,及持續有右足紅腫狀及傷口潰瘍化膿 ,羅亦琛建議病人轉至醫學中心(花蓮慈濟醫院)繼續治療。 綜上,羅亦琛之治療及照護等處置,符合醫療常規,並無醫 療上疏失之處。㈡108年1月7日羅亦琛為上訴人施行清創手術 ,並持續傷口換藥治療,1月8日上訴人之血液檢查結果呈現 感染相關指標升高,表示感染控制不良,羅亦琛亦更換更強 效抗生素治療,因上訴人持續有右足紅腫狀及傷口潰瘍化膿 ,羅亦琛建議上訴人轉至醫學中心(花蓮慈濟醫院)繼續治療 ,故其處置符合醫理,亦無違反醫療常規。糖尿病的病人罹 患足部潰瘍合併感染,本就有極高之機率演變為截肢的結果 ,本案上訴人亦曾於十多年前因類似併發症接受左足大腳趾 及第二趾截肢手術。此次於門諾醫院接受治療,病況未獲改 善,導致其右下肢截肢之結果,應與上訴人糖尿病併發症之 嚴重程度、糖尿病血管病變程度及長年糖尿病導致免疫力及 組織癒合能力低下有關,故羅亦琛之治療行為,與上訴人右 下肢截肢之結果並無因果關係。綜上,羅亦琛之治療及照護 處置符合醫療常規,並無醫療上疏失之處。」等語,承辦檢 察官並據此認羅亦琛過失致重傷害犯罪嫌疑不足,而予以不 起訴處分等情,有該不起訴處分書、「第1次鑑定意見」在 卷足參(原審卷第315至324之6頁)。  ⒉嗣上訴人對上開不起訴處分聲請再議,經花蓮高分檢發回續 查後,花蓮地檢署檢察官即以109年度醫偵續字第1號偵查, 並再委託醫審會鑑定下列情事:「㈠依醫療常規,本案醫師 為病人處置前,是否應先確認病人之症狀來源?本案情況應 如何確認?本案醫師是否有遵循此醫療常規?㈡依本案上訴 人之情況,醫療常規上應給予病人哪些處置或治療?於病人 住院期間,又應給予哪些處置或治療?本案醫師是否有遵循 此醫療常規?前開問題之答覆有無醫學論理依據?」,經醫 審會以「第2次鑑定意見」回覆以:「㈠1.依常理,醫師在為 病人處置前,若能確定診斷(確診),應先依確診而為治療 處置。但依實際醫療狀況,醫師常常無法第一時間得到確診 ,必須依病人症狀(symptoms)或表徵(signs)給予經驗性治 療,再依病情演變及後續檢查結果,推演而得到確診,並依 確診給予適切治療。2.本案病人有多年第二型糖尿病,亦曾 因糖尿病足併發症,接受左足大腳趾及第二趾截肢手術等病 史。此次因右足底傷口癒合不良、紅腫、疼痛及發燒等症狀 至門諾醫院急診室就診,予以身體診察有右前足底側面積大 小約0.5x0.5公分之潰瘍,並有黄色滲液流出、右足第三趾 紅腫等臨床表徵,相關血液檢查結果為C-反應蛋白(CRP)及 白血球(WBC)異常升高等檢驗室檢查結果。依美國感染症醫 學會 ( Infectious Disease Society of America, IDSA) 糖尿病足感染(diabetic foot infection)治療指引(參考資 料),糖尿病足潰瘍合併有膿性分泌物與感染常見之紅腫、 熱、壓痛及疼痛等五種表徵之任兩種以上,即應視為糖尿病 足感染治療。綜合上述病史、症狀、表徵及檢驗室檢查結果 ,急診醫師之「糖尿病併發症之糖尿病足合併右足蜂窩性組 織炎」及後續收治於○○羅○○之「1.右足底開放性傷口癒合不 良;2.糖尿病」等診斷,符合該治療指引。3.本案醫師依病 人病史、症狀、表徵及檢驗室檢查結果,推論而得到合理之 診斷而為處置,符合醫療常規。㈡1.治療糖尿病足感染之醫 療常規,包括控制血糖、清創、抗生素治療、減少患部壓力 。在給予抗生素治療之前,須先取得患部深部細菌培養。清 創方式包括物理清創、化學清創、酵素清創及手術清創。清 創時機須依傷口大小及深度判斷,必要時須進行反覆清創, 以清除患部壞死組織,達到感染控制及促進組織癒合的能力 。2.本案上訴人到院後,急診醫師立即進行局部傷口換藥、 血液細菌培養、傷口細菌培養及抽血進行相關之檢驗室檢查 ,並開立靜脈注射1次經驗性廣效抗生素。嗣後,由○○羅亦 琛於當日收治住院進一步治療。病人住院期間,羅亦琛給予 靜脈滴注廣效抗生素以治療感染、注射胰島素及每日4次監 測血糖以控制血糖穩定,並每日右足底潰瘍傷口換藥治療, 此期間每日換藥是為物理清創,適用於小而淺的潰瘍傷口, 依急診病歷紀錄,病人收治住院時傷口大小約0.5x0.5公分 ,符合美國感染症醫學會治療指引中適用物理清創狀況(參 考資料)。108年1月5日病人傷口細菌培養結果呈現為三種 細菌之混合感染,即針對細菌培養結果更改給予有效抗生素 治療。依病程及護理紀錄,因病人間斷性發燒、右足疼痛及 傷口癒合狀況未見改善,遂於1月7日施行右足底傷口清創手 術,符合美國感染症醫學會治療指引中之建議(參考資料) 。1月8日因上訴人血液檢查中感染相關指標持續偏高,故更 改給予強效抗生素治療,依護理紀錄,記載上訴人仍有間斷 性發燒情形。至1月14日上訴人血液檢查結果為感染相關指 數仍持續偏高,並持續有右足紅腫及傷口潰瘍化膿,羅○○建 議上訴人轉至花蓮慈濟醫院。糖尿病病人罹患足部潰瘍合併 感染,本即有極高機率演變成截肢之結果,且上訴人亦曾於 10多年前因類似併發症接受左足大腳趾及第二趾截肢手術。 美國感染症醫學會依感染嚴重程度將糖尿病足感染分為①有 潰瘍但無感染;②輕度感染;③中度感染;④嚴重感染等4等級 ,治療指引中亦述及,即使在醫療先進之美國,糖尿病足感 染導致截肢機率,依感染嚴重程度分別為3%、3%、46%及70% (參考資料1),可見其治療之困難。病人此至門諾醫院急 診室就診時即有發燒(體溫38.8℃)及白血球異常(15770/μ L)兩項表徵,歸屬於嚴重感染之等級,因此雖經治療但病 況未獲改善,並在短時間內惡化,最終導致其右下肢截肢之 結果,應與病人糖尿病併發症之嚴重程度有關,羅亦琛之治 療行為與病人右下肢截肢之結果並無因果關係。3.承上,羅 亦琛之處置、治療及照護,均符合醫療常規,並無疏失。㈢ 其依據已分述於前開說明。主要參考依據為美國感染症醫學 會於2012年公布之糖尿病足感染治療指引(參考資料:Lipsk y,et al.,2012 Infectious Diseases Society of America Clinical Practice Guideline for the Diagnosis and T reatment of Diabetic Foot Infections. Clinical Infec tious Diseases. 2012;54:e132-173.)。」等語,承辦檢察 官並據此認羅亦琛過失致重傷害犯罪嫌疑不足,而再予不起 訴處分,雖上訴人不服聲請再議,惟為花蓮高分檢以110年 度上聲議字第301號處分書駁回再議而確定等情,有該不起 訴處分書、處分書及「第2次鑑定意見」可證(原審卷第325 至363頁)。  ⒊綜上,羅亦琛經3次偵查(包含花蓮高分檢駁回再議程序)、2 次鑑定,均認其對上訴人所為之醫療處置、治療、照護已盡 到醫療上之注意,並無不符合醫療常規或有醫療疏失,且上 訴人之右腳截肢結果與羅亦琛之醫療行為,並無因果關係。  ㈢經上訴人聲請,本院再委託醫審會鑑定下列情事:⒈上訴人當 時之病況,在住院後羅亦琛於108年1月1日、1月7日只進行2 次傷口細菌檢查,此一檢查區間(6日),是否符合醫學常規 ?⒉又檢驗白血球數目(WBC)及C-反應蛋白(C-reactive pro tein, CRP)在當日即可獲知檢驗結果,在WBC及CRP指數持 續偏高之情形下,本案例若縮短6日檢查區間,是否可及時 發現感染菌源,及早施用抗生素?及早施用抗生素在有效的 提高治療成效上是否較佳?是否可避免上訴人右下肢截肢之 結果。⒊本案例上訴人糖尿病足已生感染,除了給予抗生素 以外,即時的外科清創,傷口照護之外,羅亦琛在確保患部 的血液灌流方面有做了甚麼處置?若無,是否符合醫學常規 ?與上訴人右下肢之截肢結果有無因果關係?,經醫審會以 「第3次鑑定意見」回覆以:    ⒈治療感染性傷口時,細菌培養頻率應由醫師依病人的臨床病 況發展予以判斷是否有其需要,而非以日數長短決定。依門 諾醫院病歷紀錄及醫囑單,上訴人於108年1月1日因右足底 傷口癒合不良、紅腫、疼痛及發燒,至門諾醫院急診室就診 ,當時即進行血液樣本及傷口之細菌培養,並開立廣效抗生 素Curan諾快寧1.2gm(內含amoxicillin 1000mg與clavulana te200mg)立即給予靜脈滴注1次(IVD STAT),之後由○○羅亦 琛於當日將病人收治住院進一步治療,住院後開立給與靜脈 滴注廣效抗生素Curan諾快寧1.2gm每8小時靜脈滴注1次(IVD Q8H)繼續治療。至1月5日急診採樣之血液細菌培養結果為 陰性,傷口細菌培養結果則呈現為三種細菌之混合感染,包 括雷特格氏變形桿菌(Proteus mirabilis)、B型鏈球菌(Str eptococcusagalactiac Group B)及大腸桿菌(Escherichia coli)等三種細菌,故羅亦琛針對細菌培養結果更改抗生素 為Cravit可樂必妥(即Levofloxacin)750mg每天靜脈滴注1次 (IVD QD)治療;因傷口癒合狀況未見改善,羅亦琛即於1月7 日進行右足底傷口之清創手術,並於術中對傷口採樣再次進 行細菌培養。故羅○○於病人住院後持續給予抗生素治療,且 在得知傷口細菌培養結果後,即依細菌培養結果調整抗生素 處方,觀察治療結果未見改善,即安排清創手術,並在術中 再次進行傷口細菌培養,以排除細菌菌株改變的可能性,作 為後續調整抗生素處方之參考,且2次細菌培養日期僅相隔6 日,亦為相當即時之處置措施。綜上,108年1月1日、1月7 日之2次傷口細菌檢查間隔,符合醫療常規。  ⒉發現感染菌源憑藉的是細菌培養,白血球及C-反映蛋白指數 僅作為監控上訴人身體發炎的實驗室指標,其追蹤檢查頻率 一般以1週1次為原則,提高檢查頻率,與可否能及時發現感 染菌源並不相關。而根據病歷記載,上訴人所接受之抗生素 治療,不論在藥品選擇,或後續依細菌培養報告結果而調整 等方面,均符合醫療常規,其處置及時,惟仍無法避免病人 右下肢截肢之結果。  ⒊治療糖尿病足感染之所以困難,在於病人患部血液灌流不良 、免疫力低下及組織癒合能力不良,而導致其對於細菌之抵 抗力極差,靜脈注射抗生素亦不容易藉由血液灌流到達患部 所致;治療上如果能重建病人患部的血液灌流,學理上可提 升治療效果,但臨床實務上的治療效果遠不如預期。依病歷 紀錄,羅亦琛依醫療專業及醫院設備,對上訴人進行包括抗 生素治療及清創手術等,其處置適當,並在治療效果不理想 時,亦適時轉介至當地醫學中心之花蓮慈濟醫院進行後續治 療,花蓮慈濟醫院亦先採取清創等手術及抗生素治療,故羅 亦琛之處置,符合當時之水準與醫療常規。綜上,羅亦琛在 確保病人患部的血液灌流方面是否進行相關處置,與上訴人 右下肢之截肢結果,並無因果關係(本院卷第399至404頁)。  ㈣基上,羅亦琛為上訴人採行之處置、治療、照護方式已盡到 醫療上之注意,並無違反醫療常規而有過失之處,上訴人主 張其右腳截肢是因羅亦琛之醫療處置不當所致,應屬無據。 四、綜上所述,上訴人依侵權行為及債務不履行之法律關係,請 求被上訴人連帶給付上訴人211萬元,及自起訴狀繕本送達 之翌日起至清償日止,按年息百分之5計算之利息,為無理 由,不應准許。從而,原審所為上訴人敗訴之判決,並駁回 其假執行之聲請,並無不合。上訴論旨指摘原判決此部分不 當,求予廢棄改判,為無理由,應駁回其上訴。 五、本件事證已臻明確,兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證 據,經本院斟酌後,認為均不足以影響本判決之結果,爰不 逐一論列,附此敘明。 六、據上論結,本件上訴為無理由,爰判決如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日          民事庭審判長法 官 林慧英                法 官 謝昀璉                法 官 李水源 以上正本係照原本作成。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未表明上訴理由者,應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀 (均須按他造當事人之人數附繕本)。上訴時應提出委任律師或 具有律師資格之人之委任狀;委任有律師資格者,另應附具律師 資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第l項 但書或第2項(詳附註)所定關係之釋明文書影本。 中  華  民  國  114  年  3   月  6   日                書記官 徐文彬 附 註: 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項): 對於第二審判決上訴,上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴 人或其法定代理人具有律師資格者,不在此限。 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親,或上訴人為 法人、中央或地方機關時,其所屬專任人員具有律師資格並經法 院認為適當者,亦得為第三審訴訟代理人。

2025-02-27

HLHV-111-醫上-1-20250227-1

臺灣花蓮地方法院

侵權行為損害賠償

臺灣花蓮地方法院民事判決 113年度訴字第235號 原 告 劉化忠 訴訟代理人 籃健銘律師 被 告 李燕玲 訴訟代理人 謝庭恩律師 上列當事人間侵權行為損害賠償等事件,本院於中華民國114年1 月23日言詞辯論終結,判決如下:   主 文 被告應給付原告新臺幣(下同)1,200,000元,及自民國113年10 月30日起至清償日止,按週年利率百分之5計算之利息。 原告其餘之訴駁回。 訴訟費用由被告負擔。 本判決於原告以400,000元為被告供擔保後,得假執行;但被告 如以1,200,000元為原告預供擔保,得免為假執行。     事實及理由 壹、程序部分:按訴訟,由被告住所地之法院管轄;因侵權行為 涉訟者,得由行為地之法院管轄;同一訴訟,數法院有管轄 權者,原告得任向其中一法院起訴;被告不抗辯法院無管轄 權,而為本案之言詞辯論者,以其法院為有管轄權之法院, 民事訴訟法第1條第1項前段、第15條第1項、第22條及第25 條定有明文。本件原告先位訴訟標的為侵權行為損害賠償之 法律關係,主張侵權行為地係原告位於花蓮縣玉里鎮之住處 ,備位訴訟標的為「消費借貸之法律關係」、「不當得利之 法律關係」,揆諸上開規定,原告本得向臺灣士林地方法院 (被告住所地之管轄法院)、本院(侵權行為地之管轄法院)擇 一起訴,原告選擇以侵權行為地之管轄法院即本院,提起本 件訴訟,被告亦已為本案言詞辯論,故本院有管轄權。 貳、實體部分:       一、原告起訴主張:原告與被告為翁媳關係,被告於民國107年2 月間返回原告位於花蓮玉里之住處時,被告向原告佯稱其父 親李壬水於106年間過世後,留有多筆遺產,有需要繳納遺 產稅之需求,礙於資金不足,向原告表示欲借貸至少300萬 元繳納遺產稅,並應允辦妥遺產登記後,即可返還,原告聽 聞後不疑有他遂同意借款120萬元予被告,並於107年2月22 日由原告匯款120萬元至被告指定之郵局帳戶,原告於112年 間請求返還上開款項,被告置之不理,並否認兩造間有借貸 關係,原告始知受騙,被告為向原告詐得金錢,利用親屬皆 知信任關係,編織不實之理由,致原告陷於錯誤,交付120 萬元,而受有財產上損害,爰依民法第184條第1項、第2項 侵權行為損害賠償之法律關係,為先位訴訟標的,提起本件 訴訟;倘法院認為先位訴訟標的為無理由,惟被告以有繳納 父親遺產稅之需求,請求原告匯款120萬元至其指定之帳戶 ,兩造間應有消費借貸之法律關係存在,倘被告主張兩造間 無借貸關係,原告受有120萬元損害,被告受有120萬元之利 益,屬無法律上之原因,為不當得利,爰依民法第474、478 條消費借貸、同法第179條不當得利之法律關係,為備位訴 訟標的,擇一請求被告返還120萬元。並聲明:被告應給付 原告120萬,及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按年 息百分之5計算之利息;原告願供擔保,請准宣告假執行。 二、被告則以: (一)原告係透過郵局匯款,外觀上係社會上一般正常交易行為或 經濟活動,援引最高法院100年度台上字第328號民事判決意 旨,主張原告應就本件侵權行為事實負舉證責任,不應單就 原告有匯款之事實認定被告具有不法侵害之行為;被告否認 原告曾於112年間請求被告返還上開款項,原告不曾向被告 追討,本件原告匯款時點係107年2月匯款,原告於113年8月 間始提起本件訴訟,已罹於民法197條所規定之2年短期時效 ,原告主張時效抗辯。 (二)援引最高法院109年度台上字第1045號、97年度台上字第135 6號民事判決意旨,主張借貸原因之發生者,應就發生所須 具備之特別要件即金錢之交付及借貸意思表示互相一致負舉 證責任,僅有證明金錢交付者,不能謂已盡舉證,原告主張 兩造間有消費借貸契約成立,卻未提出任何就消費借貸契約 、利息、清償期等借貸法律關係常見之約定之說明,原告僅 能證明有交付金錢之事實,並未就兩造間有借貸之合意舉證 ,原告之訴係無理由。 (三)援引最高法院94年度台上字第542號民事判決、99年度台上 字第503號民事判決、高等法院109年度上易字第1088號民事 判決意旨,主張不當得利返還請求權人,應就不當得利之成 立要件負舉證責任,必須證明其與他方間有給付之關係存在 ,及他方因其給付而受有利益致其損害,並就他方之受益為 無法律上之原因,舉證證明該給付欠缺給付之目的,故原告 單以匯款之事實或因不能主證明係因消費借貸關係而交付款 項,難謂已就不當得利之部分盡舉證責任,原告之訴係無理 等語為答辯。 (四)被告主張本件係贈與,並聲明:原告之訴駁回;如受不利判 決,被告願供擔保,請准宣告免為假執行。 三、本院之判斷: (一)兩造為翁媳關係,被告父親李壬水於106年6月7日過世,留 有多筆土地及房屋等遺產(卷第72頁,遺產稅核定通知書) ,由被告繼承,應繳遺產税2,936,777元(卷第74頁,遺產 稅繳款書),期限為107年2月10日,經申請展期至同年4月1 0日,並已於107年3月20日繳納完畢(卷第82頁,遺產稅繳 清證明書);原告於107年2月22日以郵局匯款120萬元予被 告(卷第17頁,匯款單),並由證人張桂容分別於107年2月 23日、3月12日提款轉存80萬元及110萬元予被告(卷第116 頁,存摺影本);被告則於112年6月2日跨行匯款190萬元予 張桂容(卷第118頁,存摺影本)等事實,為兩造所不爭。 (二)依上述事實,被告於107年2月間確因須依法於期限內繳納遺 產稅而需錢孔急、迫在眉睫,並無虛假。被告分別自原告及 張桂容處取得120萬元及190萬元,乃用於繳納上開遺產稅, 亦非不實。故被告有無向原告以不法侵權行為(詐欺)方式 取得上項120萬元金錢,在於有無施用詐術,使原告陷於錯 誤,以獲取金錢交付。關鍵點即在於被告有無「向原告表示 借貸金錢而承諾日後必定奉還,但內心自始存著金錢到手後 即無歸還之意思」之行為?而若有此行為,則外觀上,與原 告備位主張之「交付120萬元係基於消費借貸」,於金錢交 付係基於借貸關係乙節,並無二致,僅被告內心是否自始無 還錢之意思,抑或獲得借款嗣後變異想法而不願歸還,有所 不同。蓋稱消費借貸者,謂當事人一方移轉金錢或其他代替 物之所有權於他方,而約定他方以種類、品質、數量相同之 物返還之契約。故判斷上,本件原告請求有無理由,端在於 被告有無向原告為「日後會還錢予原告」之意思表示?  (三)經查,原告居住於花蓮、被告則居住於新北市,翁媳平時並 非同處於一屋簷下,俗話說:「無事不登三寶殿」,被告有 繳納遺產稅的金錢與時間方面之壓力,此困境乃存於被告一 方,依常理,若非被告主動向原告提起,原告應不知道被告 此困境,也不會主動探知此事。復依常理推斷,被告必係先 主動向原告開口說明自己之困境,而企求原告能予以協助, 但總不至於一開口就說:「爸,我需要繳遺產稅,請拿錢贈 與給我300萬元」等失禮之語。反之,被告向原告說:「我 須在下個月前繳清遺產稅,否則會受罰,爸,可不可以借我 300萬元,我以後會還你錢」等語,則較符合通常人情事故 。因此,必係被告先向原告提出借錢之「要約」,而原告考 慮後就120萬元部分允為貸與之「承諾」,並就不足部分表 示另外向張桂容商量告借,兩造意思表示一致,始得成立契 約,然後才有匯款之履行動作,才較順理成章而符合一般事 理。故依上述通常經驗與邏輯分析,原告匯款120萬元予被 告之行為,係基於上述合意下成立消費借貸之法律關係,有 高度可能性;被告辯稱原告主動贈與金錢120萬元予伊,於 常情有違,可能性甚低。 (四)況且,天上不會突然掉下餡餅,原告僅匯120萬元予被告, 不足繳納稅款,必須經原告牽線,向張桂容再借190萬元, 始能解燃眉之急。所以向張桂容借錢時,必由原告陪同,並 由被告再向張桂容詳為解說其資金需求之原委及日後清償方 案,才能獲得同意借款。因此證人張桂容於本院結證表示: 107年2月在家裡,被告與其丈夫、原告前來,說要繳遺產稅 說要借190萬元,被告說先跟原告借120萬元,因不夠,再跟 伊說要借等語(卷第106頁),即證明當初被告確有向原告 「借貸」之表示。上開證人復證述,其於112年6月間收到被 告還款時,亦曾詢問被告為何沒有還錢予原告,而被告表示 暫時沒有辦法還,而未表示不用還等語(卷第107頁),足 見107年2月間被告確實有對原告表示120萬元是借貸且日後 會歸還,始會予證人如此清楚之印象。至於被告主張原告匯 款120萬元係贈與而表示不用歸還云云,雖以其夫劉俊明為 證人,然劉俊明亦證述「被告係跟原告說要借款」及「我父 親本來是想用花蓮的房子貸款去借這筆錢給我,後來才跟張 桂容談」等語(卷第108頁),與上項以常情所推認之借貸 過程情狀相符,可認被告係以「借錢」繳稅的說法向原告請 求協助,非原告無緣無故主動表示要贈與金錢予被告。至於 劉俊明表示被告這筆錢是贈與的,亦未確切說明如何成立贈 與之合情合理過程,僅因其認為父親過去都幫助弟弟而沒有 幫助過自己,才推論係贈與云云,欠缺實據,顯屬個人主觀 上臆測之詞,且不能排除有袒護被告之情形。俗話說:救急 不救窮,茲由被告並非遭受何實際上經濟困境而需賴原告接 濟,而被告有約4,000多萬元之龐大遺產可繼承,僅需要一 時金錢之週轉,並非生活窮困,又被告繳稅後可所獲得價值 4,000多萬元之遺產財富遠大於120萬元,在這種情形下,其 兒媳日後已無經濟上之憂慮,做父親的也沒必要不顧自己晚 年生活經濟需求而贈與120萬元予被告。 四、綜上所述,本件依證人證述及匯款行為等明確事實,足以判 斷被告確有向原告借錢之要約意思表示,而原告亦允為承諾 ,兩造間有消費借貸關係成立,而合於經驗及論理法則,且 無事證得認原告係因贈與而匯款交付120萬元予被告之事實 ,亦無證據得認原告有捨棄消費借貸還款請求權之情事,被 告拒絕還錢,乃純粹係債務不履行之行為,並無事證足認其 借錢時即自始存有不還錢之意思,應不成立詐欺取財之不法 侵權行為。從而,原告先位主張侵權行為損害賠償請求權, 乃無理由,應予駁回;原告備位主張消費借貸返還請求權, 則屬有據,其聲明請求應予准許。又兩造借貸未明定清償期 ,則依民法第478條規定,借用人應於約定期限內,返還與 借用物種類、品質、數量相同之物,未定返還期限者,借用 人得隨時返還,貸與人亦得定一個月以上之相當期限,催告 返還。本件原告起訴前未踐行催告返還之法定程序,雖得以 起訴狀繕本為催告之意思表示,但亦應給予被告一個月以上 之相當期限清償,故本件應以被告收受起訴狀繕本之日即11 3年9月28日(卷第25頁)之第32天(即113年10月30日)起 算法定遲延利息,原告在此之前之遲延利息請求,與法不合 ,應予駁回。兩造均陳明願供擔保請准宣告假執行及免為假 執行,經核並無不合,爰分別酌定相當擔保金額准許之。本 件事證已臻明確,兩造其餘攻擊防禦方法與舉證,無礙勝負 判斷,爰不逐一贅論。 據上論結,原告之訴為有理由,依民事訴訟法第第390條第2項、 第392條第2項、第78條,判決如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  14  日          民事第一庭 法 官 沈培錚 以上正本係照原本作成。 如不服本判決,應於送達後20日內,向本院提出上訴狀並表明上 訴理由,如於本判決宣示後送達前提起上訴者,應於判決送達後 20日內補提上訴理由書(均須按他造當事人之人數附繕本並繳納 上訴裁判費)。 如委任律師提起上訴者,亦應一併繳納上訴審裁判費。 中  華  民  國  114  年  2   月  14  日                書記官 丁瑞玲

2025-02-14

HLDV-113-訴-235-20250214-1

金簡上
臺灣花蓮地方法院

洗錢防制法等

臺灣花蓮地方法院刑事判決 113年度金簡上字第2號 上 訴 人 即 被 告 賴本明俊 選任辯護人 籃健銘律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件,不服本院於中華民國112年1 2月13日所為112年度金簡字第49號第一審刑事簡易判決(起訴案 號:臺灣花蓮地方檢察署112年度偵字第1179、2062號;併辦案 號:臺灣花蓮地方檢察署112年度偵字第9406號、113年度偵字第 2431號),提起上訴,本院管轄之第二審合議庭判決如下:   主   文 上訴駁回。 賴本明俊緩刑參年。並應按附件二即本院一一二年度司刑移調字 第三七九號調解筆錄所載內容向王聰明支付賠償。   事實及理由 一、上訴意旨略以:上訴人即被告(下稱被告)賴本明俊無刑事 犯罪紀錄,除有坦承犯行,與被害人王聰明達成和解外,亦 有意願與被害人余孟耘協商和解,且本案係因上網求職方交 付金融帳戶資料,本身收入非高又需定期償還債權銀行債務 ,加上患有糖尿病等情狀,原審卻未予以緩刑之諭知,難謂 允當等語。 二、審理範圍之說明:  ㈠按對於簡易判決有不服者,得上訴於管轄之第二審地方法院 合議庭,並準用刑事訴訟法第348條第3項之規定,得明示僅 就判決之刑提起上訴,刑事訴訟法第348條第3項、第455條 之1第1項、第3項分別有明文規定。又緩刑乃調和有罪必罰 與刑期無刑之手段,必須符合刑法第74條第1項各款所定要 件之一始得宣告。其與針對犯罪行為相關之具體情況,本諸 責任刑罰之原則,審酌刑法第57條各款所列情狀而為量定之 刑罰裁量,或與就被告本身及其所犯各罪之總檢視,權衡參 佐被告之責任、整體刑法目的暨相關刑事政策等,依刑法第 51條之規定予以酌定之定應執行刑,各有不同之規範目的, 所應審酌之事項與適用之法律亦為相異,已難謂與量刑或定 應執行刑不得予以分離審判。且如僅就下級審緩刑諭知與否 或當否提起一部上訴,於該部分經上訴審撤銷或改判時,亦 不會與未聲明部分之宣告刑或應執行刑部分產生相互矛盾之 情況。於此情形,緩刑與宣告刑或應執行刑間,非互屬審判 上無從分割之「有關係之部分」。是僅就下級審緩刑部分提 起一部上訴,效力自不及於未聲明之宣告刑或應執行刑部分 (最高法院112年度台上字第3367號判決意旨參照);惟如 就「否准諭知緩刑」或「未諭知緩刑」部分提起上訴,因下 級審係就刑之部分未諭知緩刑,該未諭知緩刑部分無從單獨 成為主文之標的,於此情形,如就不在主文諭知範圍之該未 諭知緩刑部分提起上訴,自應就何以所為科刑未諭知緩刑一 節加以審酌,故就該部分上訴之效力自及於宣告刑或定執行 刑部分。  ㈡查,被告以上訴書及於本案第二審準備程序時明確表示,僅 針對原審判決未諭知緩刑部分提起上訴等語(見本院113年 度金簡上字第2號卷【下稱院卷二】,第204頁),依上開說 明,本院仍應就原審判決之刑度(含「未緩刑宣告」)是否 合法、妥適予以審理,至犯罪事實、罪名及沒收部分,則不 在本院審判範圍。 ㈢另上訴係當事人對於下級審法院判決聲明不服而請求上級審 法院救濟之方法,茲僅被告明示祇就第一審判決關於量刑部 分提起第二審上訴,而檢察官於其自身得上訴之期間內,對 於第一審判決既未聲明不服,即應認為檢察官就第一審認定 犯罪事實、論罪、科刑、沒收暨追徵或保安處分之判決,並 無請求第二審法院予以變更之意思,則第二審法院在僅由被 告開啟並設定攻防範圍之第二審程序,自祇就科刑事項具有 審查權責,不得就當事人俱未聲明不服之犯罪事實部分擴張 審理,亦不得准許檢察官以有與起訴犯罪事實有實質上或裁 判上一罪關係,移請第二審法院併予審理。胥與法律增訂一 部上訴之立法意旨相適合,並免被告因懼於開啟對己不利之 第二審程序,惡化其第二審之程序地位,而不當干預其訴訟 基本權。故於僅被告明示就第一審判決刑一部上訴,檢察官 則未上訴情形,第二審法院不應准許檢察官為擴張第一審判 決認定犯罪事實部分移送併辦之請求(最高法院113年度台上 字第1689、2485號判決意旨參照)。本案既為「被告」就「 量刑」部分提起上訴,檢察官並未上訴,則於本案上訴繫屬 後,臺灣花蓮地方檢察署始以①112年度偵字第9406號、②113 年度偵字第2431號案件移請併案審理(下稱系爭併辦案件) ,揆諸上旨說明,此部分縱與本案具有想像競合犯之裁判上 一罪關係,本院仍不應准許檢察官為擴張第一審判決認定犯 罪事實部分移送併辦之請求,亦不得予以審理,是本院審理 範圍,不僅不及於原審判決所認定之犯罪事實,亦不包含檢 察官移送併辦之犯罪事實。  ㈣綜上,原審所認定之犯罪事實、論罪及沒收部分(見附件一 )均已確定,非本院審理範圍。 三、上訴駁回之理由  ㈠按刑之量定,係實體法上賦予法院得為自由裁量之事項,倘 其未有逾越法律所規定之範圍,或濫用其權限,即不得任意 指摘為違法。又按量刑輕重,係屬事實審法院得依職權自由 裁量之事項,苟已斟酌刑法第57條各款所列情狀而未逾越法 定刑度,不得遽指為違法;在同一犯罪事實與情節,如別無 其他加重或減輕之原因,下級法院量定之刑,無過重或失輕 之不當情形,則上級法院對於下級法院之職權行使,原則上 應予尊重。  ㈡經查,原審以被告犯幫助詐欺、幫助犯修正前一般洗錢等罪 名,以想像競合犯,論以較重之幫助犯修正前一般洗錢罪,   併依行為時之修正前洗錢防制法第16條第2項及刑法第30條 第2項之規定,減輕其刑,並依法遞減之。復於量刑時,審 酌被告提供其申辦之本案帳戶資料予他人使用,幫助他人從 事詐欺取財及洗錢犯行,致助長犯罪歪風、造成偵查追訴困 難,且造成王聰明、余孟耘受有財產損害,復參酌被告無任 何前科之素行、於本院承審期間坦承犯行並與王聰明達成和 解之犯後態度,及本案犯罪動機、被告智識程度及家庭經濟 狀況等一切情狀(見原審判決第2至3頁),在法定刑內,科以 有期徒刑2月,併科罰金新臺幣(下同)2,000元,併諭知罰金 如易服勞役,以1,000元折算1日之易刑標準,顯見原審已依 刑法第57條規定,以行為人之責任為基礎,詳予綜合被告犯 行惡性、與王聰明達成和解,及其他所有量刑因子,斟酌處 刑,所宣告之刑亦無逾法定刑範圍,或違反平等、比例及罪 刑相當原則之情形,經核尚屬妥適,並無顯不相當或裁量濫 用之情事自難謂有何不當或量刑過重之可言。末原審量刑時 雖亦未及審酌被告於上訴後已與余孟耘達成和解之事由,量 刑因子雖已有變動,惟本院綜衡一切刑法第57條所示量刑因 子,認原判決宣告之刑幾乎可謂係最低度刑,縱使上訴後有 上述有利被告之量刑因子,應認原審量刑仍屬妥適,應予以 維持,附此敘明。  ㈢另法院對於具備緩刑要件之刑事被告,認為以暫不執行刑罰 為適當者,得宣告緩刑,固為刑法第74條第1項所明定;然 暫不執行刑罰之是否適當,應由法院就被告之性格、犯罪狀 況、有無再犯之虞及能否由於刑罰之宣告而策其自新等一切 情形,予以審酌裁量。此係法院得依職權自由裁量之事項, 尚不得以原審未諭知緩刑,即率指為違法(最高法院113年 度台上字第2580號判決意旨參照)。原審依憑卷內公務電話 紀錄、調解結果報告書(本院112年度金簡字第49號卷一,第 35頁、第61頁)認定被告尚未與余孟耘達成和解或賠償,並 於理由敘明為期被告記取教訓,避免再罹刑章,是認原審判 決宣告之刑,並無暫不執行為適當之理由,爰不予宣告緩刑 等情(見原審判決第2至3頁),顯見原審就被告是否有暫緩執 行之必要性,已充分考量並於判決中交代心證理由,難認有 違法或濫用裁量權限之情,自不能遽指為違法,是被告上訴 指摘原判決未宣告緩刑不當,為無理由,應予駁回。 四、緩刑與否之斟酌  ㈠按緩刑制度旨在以暫緩宣告刑之執行,促使犯罪行為人自新 ,藉以救濟自由刑之弊。亦即,緩刑制度係基於刑罰之特別 預防,為促使惡性輕微或偶發犯、初犯改過自新而設,新法 且增設附條件緩刑之條件,命行為人為一定行為,其有違反 者,依刑法第75條之1第1項第4款之規定,具有撤銷緩刑之 效力,可知該規定係基於個別預防、鼓勵自新及復歸社會為 目的,避免嚴刑峻罰,法內存仁,俾審判法官得確實斟酌個 案具體情形,妥適裁量,務期裁判結果,臻致合情、合理、 合法之理想。至於上級審是否應予被告緩刑宣告,仍應就其 審級中所呈現的證據資料及訴訟情狀,依法妥適裁量,並非 意謂駁回被告就原審判決量刑一部上訴,即不得給予緩刑宣 告。  ㈡經查,原審未諭知給予被告緩刑,固屬合法,惟被告於本案 第二審合議庭審理中已與余孟耘達成和解,有本院113年度 司刑移調字第151號調解筆錄可憑(院卷二第93頁),足見被 告致力彌縫,雖未及於原審判決前為之,然就此積極補過之 態度,本院仍予以肯認,且其未曾因故意犯罪受有期徒刑以 上刑之宣告,有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可參,可 認素行尚稱良好,酌以被告已有悔悟,本案係因上網求職誤 信他人而錯犯交付金融帳戶犯行,可見被告法敵對意志尚非 嚴重,相信經此偵審程序後,已能知所警惕,無再犯之虞, 本院因此認原審所宣告之刑以暫不執行為適當,爰依刑法第 74條第1項第1款規定併予宣告緩刑3年,以啟自新。另為督 促被告能確實履行調解內容,本院認除前開緩刑宣告外,尚 有課予被告一定負擔之必要,甫以被告亦已賠償余孟耘完畢 ,然尚未完全賠償王聰明等情,有郵政跨行匯款申請書、匯 款明細可憑(院卷二第199頁、第231頁、第311至315頁), 遂併依同法第74條第2項第3款規定,命被告應依附件二即本 院112年度司刑移調字第379號調解筆錄所載內容條件給付款 項與王聰明,其中被告於宣判前已履行之給付,則毋庸重複 履行,自屬當然。末後,被告倘違反前開緩刑條件,且情節 重大,足認原宣告之緩刑難收其預期效果,而有執行刑罰之 必要時,檢察官得依刑法第75條之1第1項第4款規定聲請撤 銷其緩刑之宣告,併此敘明。 五、退併辦之說明:   本案僅有被告就原判決之量刑部分提起上訴,檢察官並未對 原判決上訴,本院不應准許及審理檢察官移送併辦之請求, 業經說明如前,系爭併辦案件,本院自無從審理,均應退回 臺灣花蓮地方檢察署,由檢察官另為妥適之處理,併此敘明 。 據上論斷,依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第373條、 第368條,判決如主文。 本件經檢察官廖倪凰提起公訴,檢察官林英正到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  11  日          刑事第五庭  審判長法 官 陳佩芬                      法 官 李立青                    法 官 劉孟昕 上列正本證明與原本無異。 本件不得上訴。                    中  華  民  國  114  年  2   月  11  日                    書記官 丁妤柔 附件一:本院112年度金簡字第49號刑事簡易判決 附件二:本院112年度司刑移調字第379號調解筆錄

2025-02-11

HLDM-113-金簡上-2-20250211-1

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