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臺灣臺中地方法院

聲請定應執行之刑

臺灣臺中地方法院刑事裁定 113年度聲字第3369號 聲 請 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 受 刑 人 李家豪 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(113年度執聲字第2984號),本院裁定如下: 主 文 李家豪所犯如附表所示之罪刑,應執行有期徒刑肆年貳月。 理 由 一、聲請意旨略以:受刑人李家豪因傷害、違反毒品危害防制條 例及證券交易法等罪,先後經判決確定如附表,應依刑法第 50條第2項、第53條、第51條第5款規定,定其應執行之刑, 爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定等語。 二、按「裁判確定前犯數罪者,併合處罰之。但有下列情形之一 者,不在此限:一、得易科罰金之罪與不得易科罰金之罪。 二、得易科罰金之罪與不得易服社會勞動之罪。三、得易服 社會勞動之罪與不得易科罰金之罪。四、得易服社會勞動之 罪與不得易服社會勞動之罪。前項但書情形,受刑人請求檢 察官聲請定應執行刑者,依第51條規定定之。」、「數罪併 罰,有二裁判以上者,依第五十一條之規定,定其應執行之 刑。」、「數罪併罰,分別宣告其罪之刑,依下列各款定其 應執行者:五、宣告多數有期徒刑者,於各刑中之最長期以 上,各刑合併之刑期以下,定其刑期。但不得逾三十年。」 刑法第50條、第53條、第51條第5款分別定有明文。次按依 刑法第48條應更定其刑者,或依刑法第53條及第54條應依刑 法第51條第5款至第7款之規定,定其應執行之刑者,由該案 犯罪事實最後判決之法院之檢察官,聲請該法院裁定之,刑 事訴訟法第477條第1項亦有明文。另按法律上屬於自由裁量 之事項,有其外部性界限及內部性界限,並非概無拘束,依 據法律之具體規定,法院應在其範圍選擇為適當之裁判者, 為外部性界限;而法院為裁判時,應考量法律之目的,及法 律秩序之理念所在者,為內部性界限,法院為裁判時,二者 均不得有所逾越。是以數罪併罰,定其應執行之刑時,固屬 於法院自由裁量之事項,然仍應受上述外部性界限及內部性 界限之拘束。而數罪併罰之定應執行之刑,係出於刑罰經濟 與責罰相當之考量,並非予以犯罪行為人或受刑人不當之利 益,為一種特別的量刑過程,相較於刑法第57條所定科刑時 應審酌之事項係對一般犯罪行為之裁量,為定應執行刑之宣 告,乃對犯罪行為人本身及所犯各罪之總檢視,除應考量行 為人所犯數罪反應出之人格特性,並應權衡審酌行為人之責 任與整體刑法目的及相關刑事政策,在量刑權之法律拘束性 原則下,依刑法第51條第5款之規定,採限制加重原則,以 宣告各刑中之最長期為下限,各刑合併之刑期為上限,但最 長不得逾30年,資為量刑自由裁量權之外部性界限,並應受 法秩序理念規範之比例原則、平等原則、責罰相當原則、重 複評價禁止原則等自由裁量權之內部抽象價值要求界限之支 配,以使輕重得宜,罰當其責,俾符合法律授與裁量權之目 的,以區別數罪併罰與單純數罪之不同,兼顧刑罰衡平原則 。末按數罪併罰中之一罪,依刑法規定得易科罰金,若因與 不得易科罰金之他罪併合處罰結果而不得易科罰金時,原可 易科部分所處之刑,自亦無庸為易科折算標準之記載(司法 院院字第2702號解釋、司法院大法官釋字第144號解釋及第6 79號解釋理由書意旨參照)。故在數罪併罰,有二裁判以上 ,定其應執行之刑時,若有得易科罰金之罪與不得易科罰金 之罪併合處罰結果而不得易科罰金時,原可易科部分所處之 刑,自亦無庸為易科罰金折算標準之記載。 三、本件受刑人李家豪犯如附表所示之罪,各處如附表所示之刑 ,均經確定在案,此有各該案件判決書及臺灣高等法院被告 前案紀錄表附卷可證。而受刑人所犯如附表編號1、3所示之 罪,為得易科罰金之罪,所犯如附表編號2(共3罪)所示之 罪,為不得易科罰金之罪,雖合於刑法第50條第1項但書第1 款所定「得易科罰金之罪與不得易科罰金之罪」之情形,然 受刑人既已請求檢察官聲請合併定應執行刑,此有臺灣臺中 地方檢察署刑法第50條第1項但書案件是否請求定應執行刑 調查表(受刑人於113年10月7日填表簽名捺印)1份在卷可 憑,是依刑法第50條第2項之規定,聲請人就受刑人所犯如 附表所示各罪所處之刑,聲請合併定應執行之刑,於法即無 不合。茲聲請人以本院為犯罪事實最後判決之法院,聲請就 上開5罪定其應執行刑,本院審認核屬正當。另審酌受刑人 於上開調查表對於法院如何定刑等事項表示無意見等語,有 上開調查表可稽,本院審酌上情及受刑人所犯附表所示各罪 罪質、犯罪情節、犯罪時間差距,兼顧刑罰衡平之要求及矯 正受刑人之目的等一切情狀,衡酌前揭所述之比例原則、責 罰相當原則等自由裁量權之內部性界限,合併定其應執行之 刑如主文所示。又受刑人所犯如附表編號1、3所示之罪雖係 得易科罰金之罪,但因與附表編號2所示不得易科罰金之罪 合併處罰結果而不得易科罰金,揆諸前揭說明,於定應執行 刑時原可易科部分所處之刑,即無庸諭知易科罰金之折算標 準,併此敘明。 四、依刑事訴訟法第477條第1項,刑法第50條第1項前段、第53 條、第51條第5款,裁定如主文。 中  華  民  國  113  年  10  月  30  日 刑事第十一庭 法 官 李依達 上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於送達後十日內,向本院提出抗告狀。 書記官 詹東益 中  華  民  國  113  年  10  月  30  日 附表: 編     號 1 2 3 罪     名 傷害 毒品危害防制條例 證券交易法 宣  告  刑 有期徒刑4月 有期徒刑3年8月、 1年10月(共2罪) 有期徒刑4月 犯 罪 日 期 112年2月27日 112年1月15日、 112年1月17日(共2次) 111年6月20至111年11月29日 偵查(自訴)機關 年 度 案 號 臺中地檢112年度偵字第50802號 臺中地檢112年度偵字第24196號等 臺中地檢113年度偵字第4484號 最 後 事實審 法  院 臺中地院 中高分院 臺中地院 案  號 113年度中簡字第400號 113年度上訴字第251號 113年度金簡字第150號 判決日期 113年03月29日 113年06月05日 113年07月17日 確 定 判 決 法  院 臺中地院 中高分院 臺中地院 案  號 113年度中簡字第400號 113年度上訴字第251號 113年度金簡字第150號 判決日期 113年05月13日 113年07月17日 113年08月23日 是否為得易科罰金之案件 是 否 是 備 註 臺中地檢113年度執字第7621號 臺中地檢113年度執字第11078號(應執行有期徒刑3年10月) 臺中地檢113年度執字第12395號

2024-10-30

TCDM-113-聲-3369-20241030-1

臺灣臺中地方法院

聲請定應執行之刑

臺灣臺中地方法院刑事裁定 113年度聲字第3118號 聲 請 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 受 刑 人 賴凱南 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(113年度執聲字第2744號),本院於民國113年10月22日所為 之裁定原本及其正本,有應更正部分,本院裁定如下: 主 文 原裁定之原本及其正本附表編號3確定判決案號欄內所載之「113 年度訴字第253號」,均應更正為「112年度訴字第253號」。 理 由 一、按裁判如有誤寫、誤算或其他類此之顯然錯誤或其正本與原 本不符,而於全案情節與裁判本旨無影響者,法院得依聲請 或依職權以裁定更正,刑事訴訟法第227條之1第1項定有明 文。 二、本件受刑人定應執行刑案件裁定之原本及其正本之附表編號 3確定判決案號欄內所載之案號,均誤載為「113年度訴字第 253號」,然此誤載顯不影響於其同一性、全案情節與裁定 本旨,而僅屬文字誤寫,爰依上開說明,更正如主文所示。 三、爰依刑事訴訟法第227條之1裁定如主文。 中  華  民  國  113  年  10  月  29  日 刑事第十一庭 法 官 李依達 上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於送達後十日內,向本院提出抗告狀。 書記官 詹東益 中  華  民  國  113  年  10  月  29  日

2024-10-29

TCDM-113-聲-3118-20241029-2

原金簡上
臺灣臺中地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度原金簡上字第3號 上 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 陳穎翔 選任辯護人 邱靖凱律師(法律扶助律師) 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件,不服本院中華民國11 3年2月2日113年度中原金簡字第1號第一審刑事簡易判決(聲請 簡易判決處刑案號:臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第42926、 45032、45034、51698、53870、56112號;移送併辦案號:112年 度偵字第58022號),提起上訴,本院判決如下: 主 文 原判決關於刑之部分撤銷。 陳穎翔所犯幫助犯洗錢防制法第十九條第一項之一般洗錢罪,處 有期徒刑參月,併科罰金新臺幣壹萬元,有期徒刑如易科罰金, 罰金如易服勞役,均以新臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 壹、本院審判範圍之說明: 一、按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之,刑 事訴訟法第348條第3項定有明文。次按於上訴權人僅就第一 審判決之刑提起上訴之情形,未聲明上訴之犯罪事實、罪名 及沒收等部分則不在第二審審查範圍,且具有內部拘束力, 第二審應以第一審判決關於上開部分之認定為基礎,僅就經 上訴之量刑部分予以審判有無違法或不當。本案係檢察官於 法定期間內上訴,被告陳穎翔則未於法定期間內上訴,觀諸 檢察官上訴書、審理程序所述,其僅就原判決之量刑聲明上 訴(本院簡上卷第31、76頁),揆諸前揭說明,本院僅須就 原判決關於被告所宣告之「刑」有無違法或不當進行審理, 至於原判決就被告科刑以外之犯罪事實、罪名及沒收部分( 原判決未諭知沒收)之認定或判斷,既與刑之判斷尚屬可分 ,即非本院所得論究。從而,本院自應以原判決關於被告所 認定之犯罪事實為基礎,據以衡量檢察官針對「刑」部分不 服之上訴理由是否可採。另本案據以審查量刑妥適與否之犯 罪事實及罪名,均如原判決所載,不再予以記載,合先敘明 。 貳、新舊法比較: 一、按行為後法律有變更者,適用行為時之法律,但行為後之法 律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2 條第1項定有明文。次按刑事訴訟法第348條第3項所謂判決 之「刑」,包括首為刑法分則各本條或特別刑法所規定之「 法定刑」,次為經刑法總則或分則上加減、免除之修正法定 刑後之「處斷刑」,再次為裁判上實際量定之「宣告刑」。 上訴人明示僅就判決之「刑」一部聲明上訴者,當然包含請 求對於原判決量刑過程中所適用特定罪名之法定刑、處斷刑 及宣告刑是否合法妥適進行審查救濟,此三者刑罰具有連動 之不可分性(最高法院112年度台上字第2625號判決意旨參 照)。本案檢察官雖明示僅就科刑為一部分上訴,未聲明上 訴之犯罪事實及罪名已告確定,惟被告行為後,其所犯之洗 錢防制法第14條第1項、第16條第2項業經總統於民國113年7 月31日以華總一義字第11300068971號令修正公布,同年0月 0日生效施行,是原判決量刑過程中所適用之罪名之「法定 刑」、「處斷刑」既有修正,自應依刑法第2條第1項規定比 較新舊法,合先敘明。 二、又依前項說明,若犯罪時法律之刑並未重於裁判時法律之刑 者,依刑法第2條第1項前段,自應適用行為時之刑,但裁判 時法律之刑輕於犯罪時法律之刑者,則應適用該條項但書之 規定,依裁判時之法律處斷。此所謂「刑」者,係指「法定 刑」而言。又主刑之重輕,依刑法第33條規定之次序定之、 同種之刑,以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者, 以最低度之較長或較多者為重,同法第35條第1項、第2項分 別定有明文。另按刑法及其特別法有關加重、減輕或免除其 刑之規定,依其性質,可分為「總則」與「分則」二種。其 屬「分則」性質者,係就其犯罪類型變更之個別犯罪行為予 以加重或減免,使成立另一獨立之罪,其法定刑亦因此發生 變更之效果;其屬「總則」性質者,僅為處斷刑上之加重或 減免,並未變更其犯罪類型,原有法定刑自不受影響。再按 所謂法律整體適用不得割裂原則,係源自本院27年上字第26 15號判例,其意旨原侷限在法律修正而為罪刑新舊法之比較 適用時,須考量就同一法規整體適用之原則,不可將同一法 規割裂而分別適用有利益之條文,始有其適用。但該判例所 指罪刑新舊法比較,如保安處分再一併為比較,近來審判實 務已改採割裂比較,而有例外。於法規競合之例,行為該當 各罪之構成要件時,依一般法理擇一論處,有關不法要件自 須整體適用,不能各取數法條中之一部分構成而為處罰,此 乃當然之理;但有關刑之減輕、沒收等特別規定,基於責任 個別原則,自非不能割裂適用,要無再援引上開新舊法比較 不得割裂適用之判例意旨,遽謂「基於法律整體適用不得割 裂原則,仍無另依系爭規定減輕其刑之餘地」之可言。至11 3年8月2日修正生效前之洗錢防制法第14條第3項雖規定「… 不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」然查此項宣 告刑限制之個別事由規定,屬於「總則」性質,僅係就「宣 告刑」之範圍予以限制,並非變更其犯罪類型,原有「法定 刑」並不受影響,修正前洗錢防制法之上開規定,自不能變 更本件應適用新法一般洗錢罪規定之判斷結果(最高法院11 3年度台上字第3862號判決意旨參照)。 三、查被告行為後,洗錢防制法於113年7月31日修正公布,並自 同年8月2日施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定: 「有第二條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併 科新臺幣5百萬元以下罰金」,修正後條次移為第19條第1項 規定:「有第二條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以 下有期徒刑,併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或 財產上利益未達新臺幣1億元者,處6月以上5年以下有期徒 刑,併科新臺幣5千萬元以下罰金」,依刑法第35條規定之 主刑輕重比較標準,修正後洗錢防制法第19條第1項後段就 「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最 重本刑降低為5年以下有期徒刑,應認修正後之洗錢防制法 第19條第1項後段規定較有利於被告,依刑法第2條第1項但 書規定,本案應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段 規定。 四、又被告行為後,洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修 正公布,並於同年月16日施行,修正前規定「犯前二條之罪 ,在偵查或審判中自白者,減輕其刑」(行為時法),修正 後為「犯前四條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,減輕 其刑」(中間時法);嗣又於113年7月31日修正公布,並自 同年8月2日起施行,修正後條次移為第23條第3項規定:「 犯前四條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,如有所得並 自動繳交全部所得財物者,減輕其刑」(裁判時法),則歷 次修法後被告須「偵查及歷次審判中」均自白,始有該條項 減輕其刑規定之適用,最後修法並增列「如有所得並自動繳 交全部所得財物者」之減刑要件,是經比較修正前、後之規 定,修正後減輕其刑之要件較為嚴格,以修正前之規定較有 利於被告,本案應適用被告行為時即112年6月14日修正前洗 錢防制法第16條第2項之規定。 五、從而,經比較新舊法,新舊法各有有利及不利被告之情形, 揆諸最高法院上開闡釋之非不能割裂適用不同之新舊法之意 旨,本案應分別適用修正後之洗錢防制法第19條第1項及行 為時即000年0月00日生效施行前之洗錢防制法第16條第2項 之規定。 參、刑之加重、減輕: 一、被告係基於幫助之犯意而為一般洗錢罪,而未實際參與洗錢 之犯行,所犯情節較正犯輕微,爰依刑法第30條第2項規定 ,按正犯之刑減輕之。 二、被告於本院本審審理時已自白一般洗錢罪(本院簡上卷第91 、223頁),應依其行為時即000年0月00日生效施行前之洗 錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。  三、被告所犯有前開刑之二種以上刑之減輕事由,爰依刑法第70 條規定遞減輕之。 肆、本院之判斷: 一、原審經審理結果,認為被告犯行事證明確,予以論罪科刑, 固非無見,惟被告行為後,洗錢防制法業已修正,影響法定 刑及處斷刑,經綜合比較新舊法,分別以修正後之洗錢防制 法第19條第1項及行為時即000年0月00日生效施行前之洗錢 防制法第16條第2項之規定對被告較為有利,已經本院詳述 如上,又被告行為時之洗錢防制法第16條第2項規定:「犯 前二條之罪,在偵查或審判中自白者,減輕其刑。」,此項 自白減輕其刑規定,係屬「必減」,倘被告在偵查或審判中 「自白」犯罪,即有該項規定之適用,法院自應減輕其刑, 並無裁量是否不予減輕之權限。是被告於本院本審審理時已 自白犯一般洗錢罪,自應依行為時之洗錢防制法第16條第2 項規定減輕其刑。另被告於本院審理時已與告訴人陳亭樺調 解成立,並按期給付賠償金,有本院113年6月27日調解筆錄 在卷可稽(參本院原金簡上卷第111至113頁)。原審未及比 較新舊法,適用修正前洗錢防制法第14條第1項規定據以量 刑,及未及審酌被告嗣於本審審理時自白犯一般洗錢罪之事 由,未依行為時之洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑, 亦未及審酌調解成立之部分,於法皆有未合。檢察官上訴請 求撤銷原判決之量刑,應予以從重量刑,雖無理由,然原判 決關於量刑部分既有上開違誤,本院自應將原判決關於量刑 部分予以撤銷改判。   二、爰以行為人之責任為基礎,審酌多年來我國各類型電信詐欺 犯罪甚為猖獗,與日遽增,加害人詐欺手法層出不窮,令民 眾防不勝防,若臨場反應不夠機伶且未能深思熟慮者,即容 易遭詐騙,嚴重侵害國人財產法益,更影響人與人之間彼此 之互信,被告正值青壯,不思以合法方法賺取所需,貪圖對 方之報酬,將其金融帳戶金融卡及網路銀行帳號、密碼交付 他人,幫助他人詐騙及洗錢使用,使幕後之人藉此掩飾其真 實身分,憑恃犯罪追查不易更肆無忌憚,並製造金流斷點, 隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在,助長詐欺及洗錢犯罪,妨 礙金融秩序、正常經濟交易安全,對人民財產權構成嚴重危 害,增加被害人尋求救濟及警察機關查緝犯罪之困難,致原 判決附表所示被害人受有如原判決附表各編號所示之財產上 損害,所為實值非難,犯後於本院本審審理時已坦承犯行, 尚知悔悟,但尚未與原判決附表所示被害人達成和解或成立 調解,僅與告訴人陳亭樺調解成立,賠償其所受之損害,另 衡酌被告自述之智識程度及家庭生活經濟狀況(本院原金簡 上卷第234頁)等一切情狀,量處如主文第2項所示之刑,並 諭知有期徒刑易科罰金及罰金易服勞役之折算標準。 據上論斷,應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段,判決如主文。    本案經檢察官張容姍聲請簡易判決處刑,檢察官陳信郎移送併辦 ,檢察官黃怡華、王淑月到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  10  月  29  日 刑事第十一庭 審判長法 官 戰諭威           法 官 陳怡秀           法 官 李依達 以上正本證明與原本無異。 本判決不得上訴。 書記官 詹東益 中  華  民  國  113  年  10  月  29  日 附錄本案論罪科刑法條: 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第339條 (普通詐欺罪) 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。

2024-10-29

TCDM-113-原金簡上-3-20241029-2

金訴
臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第657號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 徐堃哲 選任辯護人 林瑜萱律師 邢建緯律師 上列被告因詐欺等案件,經檢察官提起公訴(111年度偵字第518 84號),本院判決如下: 主 文 徐堃哲共同犯一般洗錢罪,累犯,處有期徒刑柒月,併科罰金新 臺幣壹萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。 犯罪事實 一、徐堃哲意圖為自己不法所有,基於詐欺取財及隱匿詐欺所得 去向之一般洗錢犯意聯絡,由徐堃哲於民國110年10月29日 前某時許,在不詳地點,以不詳方式,告知其向中國信託商 業銀行申設之帳號000-000000000000號帳戶(下稱中信銀行 帳戶)之帳號資訊,復推由不詳詐欺集團成員於110年7月間 起,透過社群網站臉書,以暱稱「陳俊」認識廖宥心,並加 為通訊軟體LINE(以下簡稱LINE)好友後,即推薦太陽城投 資平台供廖宥心進行投資,佯稱可綁定銀行獲利提現云云, 致廖宥心陷於錯誤,於110年10月29日中午12時38分許,匯 款新臺幣(下同)30萬元至郭嘉雯名下兆豐商業銀行高雄漁港 簡易型分行帳號000-00000000000號帳戶(下稱兆豐銀行帳 戶)內(郭嘉雯此部分所涉詐欺等罪嫌及其他被害人受騙匯 入其同一帳戶所涉詐欺等罪嫌,業經臺灣高雄地方檢察署檢 察官以111年度偵字第12236號、111年度偵字第19069號分別 為不起訴處分)。該詐欺集團成員,另自110年8月下旬某日 起,透過交友軟體「LEMON」,以網路暱稱「蔡曉東」結識 郭嘉雯,之後雙方於110年9月2日起改以LINE聯繫,並以情 侶關係互動,嗣網路暱稱「蔡曉東」之人取得郭嘉雯之信任 後,即自110年10月19日起,以幫朋友代墊債務、母親開刀 等事由,多次請郭嘉雯提供其兆豐銀行帳戶及郵局帳戶代為 收款及轉匯,共計轉入6筆合計98萬3000元之金額,再指示 郭嘉雯匯出、轉帳或由不詳集團成員至郭嘉雯之公司取款共 7筆,合計100萬5000元;期間郭嘉雯依網路暱稱「蔡曉東」 之人指示,將廖宥心受騙匯入郭嘉雯名下兆豐銀行之30萬元 ,分別於110年10月29日下午1時40分許、同日下午1時41分 許,匯款各3萬元至徐堃哲名下之中信銀行帳戶,旋經徐堃 哲陸續轉出至其他不詳帳戶,以此製造金流斷點,致無從追 查前揭犯罪所得之去向,而隱匿上開詐欺犯罪所得。嗣因郭 嘉雯發覺受騙而報警,始循線查悉上情。 二、案經南投縣政府警察局南投分局報告臺灣臺中地方檢察署檢 察官偵查起訴。 理 由 壹、程序事項 一、本判決所引用被告以外之人於審判外之陳述,檢察官、被告 徐堃哲及其辯護人於本院準備程序均表示同意有證據能力( 本院卷第86頁),本院審酌該等證據資料作成之情況,核無 違法取證或其他瑕疵,且與待證事實有關連性,認為適當得 為證據,依刑事訴訟法第159條之5規定,均有證據能力。 二、又本判決所引用之非供述證據,查無違反法定程序取得之情 形,依刑事訴訟法第158 條之4 規定之反面解釋,均具有證 據能力。 貳、實體認定之依據 一、訊據被告固坦承有以上揭中信銀行帳戶收款,並將款項轉出 之行為等節,然矢口否認有何一般洗錢、詐欺取財等犯行, 辯稱:伊於上揭時間,有在玩線上賭博遊戲,因此不曉得轉 入的錢是什麼來源云云。其辯護人為其辯護以:被告中國信 託帳戶,每日均有數千元至5萬元不等之餘額,與一般專做 詐騙之帳戶,餘額多趨近於零或被害人匯款後,旋即遭提領 一空之異常交易情形不同,無法排除被告對於匯入款項為詐 騙款項並不知情。另郭嘉雯業經不起訴處分確定,郭嘉雯取 得之款項已不屬於犯罪,再由郭嘉雯帳戶轉入被告帳戶之6 萬元,更無從認定為詐欺款項之可能云云。惟查: (一)不詳詐欺集團成員於110年7月間起,透過社群網站臉書,以 暱稱「陳俊」認識被害人廖宥心,並加為LINE好友後,即推 薦太陽城投資平台供被害人廖宥心進行投資,佯稱可綁定銀 行獲利提現云云,致被害人廖宥心陷於錯誤,於110年10月2 9日中午12時38分許,匯款30萬元至證人郭嘉雯名下兆豐銀 行帳戶內。該詐欺集團成員,另自110年8月下旬某日起,透 過交友軟體「LEMON」,以網路暱稱「蔡曉東」結識郭嘉雯 ,之後雙方於110年9月2日起改以LINE聯繫,並以情侶關係 互動,嗣網路暱稱「蔡曉東」之人取得郭嘉雯之信任後,即 自110年10月19日起,以幫朋友代墊債務、母親開刀等事由 ,多次請郭嘉雯提供其兆豐銀行帳戶及郵局帳戶代為收款及 轉匯,共計轉入6筆合計98萬3000元之金額,再指示郭嘉雯 匯出、轉帳或由不詳集團成員至郭嘉雯之公司取款共7筆, 合計100萬5000元;期間郭嘉雯依網路暱稱「蔡曉東」之人 指示,將廖宥心受騙匯入郭嘉雯名下兆豐銀行之30萬元,分 別於110年10月29日下午1時40分許、同日下午1時41分許, 匯款3萬元、3萬元至徐堃哲名下之中信銀行帳戶等節,有證 人郭嘉雯於警詢證述綦詳(參偵卷第27至31頁),復有被告 中國信託帳戶之存款交易明細清單、內政部警政署反詐騙諮 詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機 構聯防機制通報單、郭嘉雯之兆豐銀行及郵局帳戶存摺影本 、匯款申請書、與詐騙集團成員之對話紀錄截圖、網路銀行 轉帳交易明細、受(處)理案件紀錄表、英屬維京群島商幣託 科技有限公司台灣分公司112年6月27日幣託法字第Z0000000 000號函暨附件開戶資料及交易明細、臺灣臺中地方檢察署1 12年度偵字第9622號不起訴處分書、臺灣臺中地方檢察署11 0年度偵字第38227號不起訴處分書在卷可稽(參偵卷第37至 38、39、43至45、47至53、55、55至61、65、117至326、33 1至341、第345至350頁),上開事實應堪認定。又被告於收 受上開款項後,陸續將款項轉出至其他不詳帳戶等節,業據 被告自承在卷(參本院卷第109頁),核與被告所有中國信 託帳戶存款交易明細相符(參偵卷第311至312頁),此部分 事實亦堪認定。 (二)按共同正犯之意思聯絡,不以彼此間犯罪故意之態樣相同為 必要,蓋刑法第13條第1 項、第2 項雖分別規定行為人對於 構成犯罪之事實,明知並有意使其發生者,為故意;行為人 對於構成犯罪之事實,預見其發生而其發生並不違背其本意 者,以故意論。前者為確定故意(直接故意),後者為不確 定故意(間接故意),惟不論「明知」或「預見」,僅係認 識程度之差別,不確定故意於構成犯罪事實之認識無缺,與 確定故意並無不同,進而基此認識「使其發生」或「容認其 發生(不違背其本意)」,共同正犯間在意思上乃合而為一 ,形成意思聯絡。又於金融機構開設帳戶,係針對個人身分 、社會信用予以資金流通,具有強烈之屬人性,且為個人理 財工具,為免他人於帳戶所有人不知情之狀況下,輕易取得 金融機構帳戶內之款項,金融機構帳戶之存摺、金融卡因而 設有密碼,若非申辦帳戶者或得其委託、授權者甚難自金融 機構帳戶中提領、轉匯帳項,從而,苟非申辦帳戶者早已知 悉或可預見借用帳戶者借用之目的為何,甚至與借用帳戶者 間已有犯罪謀議,或係雖有疑義、約略明瞭借用帳戶者將從 事不法犯行,惟申辦帳戶者為求取自身之利益,仍願出借帳 戶並聽從借用帳戶者所為指示予以提款、轉匯款項,殊難想 像借用帳戶者在未有任何擔保、對申辦帳戶者又毫無所悉而 幾近陌生之情況下,即隨意使款項轉匯至其無法掌控之金融 機構帳戶中。是以,行為人若可預見他人借用金融機構帳戶 之目的,係欲用以實行詐欺取財、一般洗錢等犯行仍然出借 ,並聽從指示將帳戶內之款項以轉匯方式交付予他人,而容 任詐欺取財、一般洗錢等犯行之犯罪結果發生時,即屬間接 故意,應負詐欺取財、一般洗錢等罪之罪責。 (三)被告名下中國信託帳戶原係薪轉帳戶乙情,此經被告於偵查 中時陳明在卷(本偵卷第98頁),足知被告應知悉金融帳戶 具有一定之重要性,縱將金融機構帳戶借予他人以供收受、 提存款項等,亦當深入瞭解他人之可靠性與其用途,以免遭 用於從事不法行為,亦即為免借用金融機構帳戶者心懷不軌 利用金融機構帳戶收取、提存詐欺款項,導致金融機構帳戶 申辦人受到牽連,被告斷無隨意將中國信託帳戶帳號提供予 不熟識者,而收受來路不明款項,甚且依該人所言提領、轉 存款項之理。被告雖以前詞置辯,然被告於偵查中係抗辯應 該是另1名真實姓名年籍不詳之LINE暱稱「阿諾」之男子, 之前有跟他配合泰達幣買賣幾次,都沒有異狀,後來是這2 筆出問題云云,嗣經調閱被告申辦之幣託帳戶,被告虛擬貨 幣之交易僅至110年9月9日乙節,有英屬維京群島商幣託科 技有限公司台灣分公司112年6月27日幣託法字第Z000000000 0號函暨檢附之交易明細在卷可稽,而與上開被告於110年10 月29日收受郭嘉雯轉入款項後陸續轉出之時間不相符,被告 上開抗辯即難採憑。嗣於本院審理時被告又翻異前詞,改稱 係因玩線上賭博遊戲,而不知匯入款項來源云云,顯與被告 於偵查中之抗辯完全相異,被告所辯顯屬有疑。又辯護人雖 為被告以前詞置辯,惟被告係將帳號提供予詐欺集團成員使 用,是被告名下之中國信託帳戶仍於被告可控制之狀態下, 其自仍得自由使用其帳戶,而無須將帳戶餘額提領一空,僅 需款項匯入時,按指示將款項轉至特定帳戶即可,是辯護人 主張被告名下之中國信託帳戶與一般實務上提供帳戶幫助詐 欺之情形不同,藉以推論被告無上開犯行,應無可採。至證 人郭嘉雯雖經臺灣高雄地方檢察署檢察官為不起訴處分,然 本院認定事實並不受上揭不起訴處分書之拘束,況被害人廖 宥心遭詐騙之金額匯入證人郭嘉雯之帳戶後,再由證人郭嘉 雯轉帳匯入被告帳戶內,上開款項係詐欺所得款項,實不因 證人郭嘉雯遭不起訴處分而有所不同,辯護人上開抗辯,實 難採憑。 (四)又刑法第339條之詐欺取財罪,屬洗錢防制法第3條第2款所 規定之特定犯罪,被害人廖宥心因接獲詐騙訊息而依指示匯 款至郭嘉雯之帳戶,郭嘉雯再依指示匯入被告名下中國信託 帳戶,被告再依指示將款項轉出至不詳帳戶,令檢警機關無 法或難以追尋詐欺贓款之流向、所在。是以,被告主觀上顯 有掩飾或隱匿該詐欺犯罪所得,而使其來源形式上合法化, 以逃避國家追訴、處罰之意;客觀上係採取將財物層轉至他 人之手以掩飾或隱匿該詐欺犯罪所得去向之用,而製造金流 斷點。 (五)綜上,本案事證已臻明確,被告前開所辯,委無足取,其上 開犯行均堪認定,應依法論科。 二、論罪科刑: (一)新舊法比較:  1.按行為後法律有變更者,適用行為時之法律,但行為後之法 律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2 條第1 項定有明文。  2.被告行為後,洗錢防制法於113年7月31日修正公布施行,並 自000年0月0日生效,原洗錢防制法第14條第1項條次變更為 洗錢防制法第19條第1項,並規定「有第2條各款所列洗錢行 為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併科1億元以下罰金。 其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者,處6月以上5年以 下有期徒刑,併科5000萬元以下罰金。」因本案洗錢之財物 或財產上利益未達1億元,且修正前洗錢防制法第14條第3 項僅係就宣告刑之範圍予以限制,並未改變法定本刑,則依 刑法第35條第2項「同種之刑,以最高度之較長或較多者為 重。最高度相等者,以最低度之較長或較多者為重。」之規 定以觀,修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定其法定 本刑較原洗錢防制法第14條第1項為輕(即比較修正前、後 同種最高度之刑,修正後最多只能判處5 年以下有期徒刑, 然修正前則可判處7 年以下有期徒刑),是經整體綜合比較 後,應認113年7月31日修正公布施行之洗錢防制法較有利於 被告,依刑法第2條第1項但書之規定,應適用修正後之洗錢 防制法規定論處。    (二)核被告所為,係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正後 即現行洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。公訴意 旨雖認被告所為係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同犯詐欺取財罪嫌,然觀諸卷內證據資料,尚無證據足認 除指示被告將款項轉出之人外,被告知悉其所涉犯行有3人 以上參與之情;就從事本案詐欺取財犯行者已達3人以上乙 事,及被告知悉或可預見此節,檢察官均未舉出證據證明, 自難認被告所犯係刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取 財罪,應僅論以普通詐欺取財罪,已如前述,又本院雖未告 知被告普通詐欺取財罪名,然詐欺取財罪與起訴書所援之三 人以上共同犯加重詐欺罪相較,係法定刑度較輕之罪,是本 院縱未對被告所犯輕罪罪名告知被告,惟此於判決結果不生 影響,況兩者基本社會事實同一,罪名之變更無礙被告防禦 權之行使,爰依刑事訴訟法第300條變更起訴法條。 (三)按共同實行犯罪行為之人,在合同意思範圍以內,各自分擔 犯罪行為之一部,相互利用他人之行為,以達其犯罪之目的 者,即應對於全部所發生之結果,共同負責,不問犯罪動機 起於何人,亦不必每一階段犯行,均經參與,其行為當時, 基於相互之認識,以共同犯罪之意思參與者,即無礙於共同 正犯之成立。查被告與詐欺集團成員間,具有相互利用之共 同犯意,各自分擔部分犯罪行為,其等就前揭犯行,有犯意 聯絡及行為分擔,應依刑法第28條規定,論以共同正犯。 (四)被告基於相同目的,分別於密接時間、地點,數次轉出同一 被害人所匯款項,各行為間獨立性極為薄弱,且侵害同一法 益,依一般社會健全觀念,在時間差距上難以強行分開,以 視為數個舉動之接續施行,合為包括之一行為予以評價,較 為合理,應各論以接續犯之一罪。 (五)被告上開犯行係以一行為犯上開2罪,為想像競合犯,應依 刑法第55條之規定,從一重之修正後即現行洗錢防制法第19 條第1項後段之一般洗錢罪處斷。 (六)被告前因詐欺案件,經法院判決判處有期徒刑2年8月確定, 於107年2月9日縮短刑期假釋出監付保護管束,嗣於107年10 月20日保護管束期滿,假釋未經撤銷,視為徒刑執行完畢, 有臺灣高等法院被告前案紀錄表可稽,其於受徒刑之執行完 畢後5年內故意再犯本案有期徒刑以上之刑之罪,為累犯。 被告構成累犯之前案紀錄,與本案所涉犯行,係屬相同案件 類型,被告一再涉犯相同罪質之案件,顯見其刑罰反應力薄 弱,倘加重其刑,衡量被告所受之刑罰與其所應負擔之罪責 ,尚無過苛,爰依刑法第47條第1項之規定加重其刑。  (七)爰以行為人之責任為基礎,審酌被告於本案犯行中,雖未親 自參與詐騙被害人之犯行,但其擔任轉匯之工作,造成被害 人受有前開財物之損失,復使詐財之成員得以隱匿真實身分 及詐欺犯罪所得之去向,免遭查獲之風險,愈使施詐之人肆 無忌憚,助長猖獗犯行,嚴重打擊經濟秩序,並損壞經濟交 易之信賴基礎,損及我國財經發展甚鉅,所為實有不該;且 被告犯後否認犯行,兼衡被告之品行、犯罪之動機、目的、 手段、所生之危害,暨被告自陳之智識程度、家庭經濟及生 活狀況(本院卷第117頁)等一切情狀,量處如主文所示之 刑,並諭知罰金易服勞役之折算標準。 三、沒收部分: 現行洗錢防制法第25條第1項固屬義務沒收之規定,然被告 已將郭嘉雯所轉帳之6萬元陸續轉至不詳帳戶,不在被告之 實際掌控中,若對被告沒收、追徵6萬元,難謂符合憲法上 比例原則之要求,而有過苛之虞,爰依刑法第38條之2第2 項規定,不予宣告沒收。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條,判決 如主文。 本案經檢察官李俊毅提起公訴,檢察官黃怡華、王淑月到庭執行 職務。 中  華  民  國  113  年  10  月  29  日 刑事第十一庭 審判長法 官 戰諭威           法 官 陳怡秀           法 官 李依達 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴之理由者,應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切 勿逕送上級法院」。 告訴人或被害人如不服判決,應備理由具狀向檢察官請求上訴, 上訴期間之計算,以檢察官收受判決正本之日起算。 書記官 詹東益 中  華  民  國  113  年  10  月  29  日 附錄本案論罪科刑法條: 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第339條 (普通詐欺罪) 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。

2024-10-29

TCDM-113-金訴-657-20241029-1

金訴
臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第1189號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 古曉媚 上列被告因詐欺等案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第153 49號),被告於本院審理時就被訴事實為有罪之陳述,本院合議 庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序,判決如下: 主 文 古曉媚共同犯一般洗錢罪,處有期徒刑陸月,併科罰金新臺幣貳 萬元,有期徒刑如易科罰金,罰金如易服勞役,均以新臺幣壹仟 元折算壹日。扣案之犯罪所得新臺幣壹仟伍佰元沒收。又共同犯 一般洗錢罪,處有期徒刑陸月,併科罰金新臺幣參萬元,有期徒 刑如易科罰金,罰金如易服勞役,均以新臺幣壹仟元折算壹日。 扣案之犯罪所得新臺幣貳萬元沒收。應執行有期徒刑捌月,併科 罰金新臺幣肆萬元,有期徒刑如易科罰金,罰金如易服勞役,均 以新臺幣壹仟元折算壹日。沒收部分併執行之。 犯罪事實 一、古曉媚於民國112年8月中旬,透過韓國籍友人「燦烈」認識 真實姓名年籍不詳,暱稱「MD DAVE」之美國人後,明知金 融帳戶係個人財產交易進行之表徵,若任意提供給身分不詳 且不具信賴關係之他人使用,足以使實際使用者隱匿其真實 身分與他人進行交易,從而逃避追查,對於他人藉以實施詐 欺取財、一般洗錢等行為有所助益,竟基於縱使他人利用其 帳戶實施詐欺取財、一般洗錢等犯行亦不違反其本意之不確 定故意,與該「MD DAVE」及其他詐欺集團成員共同意圖為 自己不法之所有,基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡,由古曉 媚於112年8月17日前某日,將其所申設之兆豐國際商業銀行 帳號00000000000號帳戶(下稱兆豐帳戶)及中華郵政公司 郵局帳號00000000000000號帳戶(下稱郵局帳戶)之帳戶資 料,以LINE通訊軟體(下稱LINE)傳送予「MD DAVE」。嗣 該「MD DAVE」等詐欺集團成員取得前揭帳戶資料後,即為 下列詐欺取財之犯行: (一)該詐騙集團成員佯以「戰地醫生」之身分,於112年8月14日 前某時向黃藜蘋佯稱:需要錢才可以來臺灣見面與妳見面云 云,並提供該兆豐帳戶予黃藜蘋匯款,致使黃藜蘋陷於錯誤 ,而於112年8月17日上午10時22分許,將新臺幣(下同)3 萬元匯入該兆豐帳戶內。 (二)該詐騙集團成員佯以臉書及LINE暱稱「陳李」之身分,對黃 惠蘭佯稱:因入境臺灣後遭海關扣留,需支付相關費用云云 ,並提供該兆豐帳戶及郵局帳戶予黃惠蘭匯款,致使黃惠蘭 陷於錯誤,而於112年8月31日下午2時35分許,將12萬元匯 入該兆豐帳戶內;於同日下午2時38分許,將28萬元匯入該 郵局帳戶內。 待黃藜蘋及黃惠蘭於匯款完畢後,古曉媚再依該「MD DAVE 」之指示,為如附表一、二所示之提款行為並將所得款項購 買比特幣後,再將比特幣轉至該「MD DAVE」所提供之電子 錢包內,以此方式製造金流斷點,致無從追查該等款項之去向 ,而掩飾、隱匿該犯罪所得。古曉媚則因此獲得2萬1500元之 不法利益。後因黃藜蘋、黃惠蘭發覺有異,報警處理,而查 悉上情。 二、案經黃藜蘋及黃惠蘭訴由臺中市政府警察局大雅分局報告臺 灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。 理 由 一、被告古曉媚所犯非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有 期徒刑之罪,亦非高等法院管轄第一審案件,且被告於本院 審理時,已就被訴事實為有罪之陳述(參本院卷第150頁) ,經告知簡式審判程序之旨後,被告及檢察官對於本案改依 簡式審判程序審理均表示同意,本院合議庭爰依刑事訴訟法 第27 3條之1第1項規定,裁定本案由受命法官獨任以簡式審 判程序加以審理,是本案依同法第273條之2規定,不受同法 第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第 164條至第170條有關證據提示、交互詰問及傳聞證據等相關 規定之限制。 二、上揭犯罪事實,業據被告於本院審理時坦承不諱(參本院卷 第150頁),核與證人即告訴人黃藜蘋、黃惠蘭證述情節相 符(參偵卷第65至69、93至95頁),復有兆豐國際商業銀行 股份有限公司112年10月24日兆銀總集中字第1120057261號 函暨函附開戶資料、存款往來交易明細表、提領現金之監視 器畫面、中華郵政股份有限公司112年10月13日儲字第11212 35633號函暨函附開戶資料及歷史交易清單、受理詐騙帳戶 通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 、ATM轉帳交易明細表、受(處)理案件紀錄表、受理各類案 件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯 防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、花蓮 一信跨行匯款回單、與詐騙集團之對話紀錄截圖、受理各類 案件紀錄表、被告與詐騙集團成員之對話紀錄截圖在卷可稽 (偵卷第37至45、47至57、71至74、75至77、79至81、97至 117、159、165、197至199、201頁,本院卷第43至129頁) ,足認被告上開任意性自白與事實相符。綜上,本案事證明 確,被告犯行應堪認定,應予依法論科。 三、論罪科刑: (一)新舊法比較:  1.被告行為時,洗錢防制法第14條第1項原規定「有第2條各款 所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺幣5百萬元 以下罰金」,同條例第16條第2項原規定「犯前2條之罪,在 偵查或審判中自白者,減輕其刑」。被告行為後,洗錢防制 法第16條第2項於民國112年6月14日修正公布,並於同月16 日生效施行。修正後第16條第2項規定「犯前4條之罪,在偵 查及歷次審判中均自白者,減輕其刑」;又洗錢防制法第19 條第1項、第23條第3項於113年7月31日修正公布,並於同年 0月0日生效施行。修正後洗錢防制法第19條第1項規定「有 第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑, 併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未 達新臺幣1億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺 幣5千萬元以下罰金」。而按主刑之重輕,依刑法第33條規 定之次序定之。同種之刑,以最高度之較長或較多者為重, 刑法第35條第1、2項定有明文,修正前洗錢防制法第14條第 1項之最高度刑為有期徒刑7年,修正後洗錢防制法第19條第 1項後段洗錢之財物或財產上利益未達1億元之最高度刑為有 期徒刑5年,是經比較新舊法結果,以113年7月31日修正後 之規定較有利於被告,依刑法第2條第1項後段所定,自應適 用有利於被告即113年7月31日修正後之洗錢防制法第19條第 1項規定論處。  2.又被告行為後,洗錢防制法第16條第2項於113年7月31日修 正公布,並自同年8月2日起施行,修正前規定「犯前四條之 罪,在偵查及歷次審判中均自白者,減輕其刑」,修正後條 次移為第23條第3項規定:「犯前四條之罪,在偵查及歷次 審判中均自白者,如有所得並自動繳交全部所得財物者,減 輕其刑」,後修法增列「如有所得並自動繳交全部所得財物 者」之減刑要件,是經比較修正前、後之規定,修正後減輕 其刑之要件較為嚴格,以修正前之規定較有利於被告,本案 應適用被告行為時即113年7月31日修正前洗錢防制法第16條 第2項之規定。 (二)核被告所為,係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正後 即現行洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。公訴意 旨雖認被告所為係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同犯詐欺取財罪嫌,然觀諸卷內證據資料,尚無證據足認 除「MD DAVE」指示被告將款項提領購買比特幣外,尚有其 他人參與之情;就從事本案詐欺取財犯行者已達3人以上乙 事,及被告知悉或可預見此節,檢察官均未舉出證據證明, 自難認被告所犯係刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取 財罪,應僅論以普通詐欺取財罪,又本院雖未告知被告普通 詐欺取財罪名,然詐欺取財罪與起訴書所援之三人以上共同 犯加重詐欺罪相較,係法定刑度較輕之罪,是本院縱未對被 告所犯輕罪罪名告知被告,惟此於判決結果不生影響,況兩 者基本社會事實同一,罪名之變更無礙被告防禦權之行使, 爰依刑事訴訟法第300條變更起訴法條。 (三)按共同實行犯罪行為之人,在合同意思範圍以內,各自分擔 犯罪行為之一部,相互利用他人之行為,以達其犯罪之目的 者,即應對於全部所發生之結果,共同負責,不問犯罪動機 起於何人,亦不必每一階段犯行,均經參與,其行為當時, 基於相互之認識,以共同犯罪之意思參與者,即無礙於共同 正犯之成立。查被告與「MD DAVE」間,具有相互利用之共 同犯意,各自分擔部分犯罪行為,其等就前揭犯行,有犯意 聯絡及行為分擔,應依刑法第28條規定,論以共同正犯。 (四)被告基於相同目的,分別於附表一、二所示密接時間、地點 ,數次提領同一被害人所匯款項,各行為間獨立性極為薄弱 ,且侵害同一法益,依一般社會健全觀念,在時間差距上難 以強行分開,以視為數個舉動之接續施行,合為包括之一行 為予以評價,較為合理,應各論以接續犯之一罪。 (五)被告所為均係以一行為犯2罪名,為想像競合犯,應依刑法 第55條之規定,從一重之修正後即現行洗錢防制法第19條第 1項後段之一般洗錢罪處斷。 (六)被告就其所犯2罪間,犯意各別,行為互殊,應分論併罰。 (七)被告於偵查中未就洗錢犯行自白犯罪,是依行為時即修正前 洗錢防制法第16條第2項規定,尚無法減輕其刑,附此敘明 。 (八)爰以行為人之責任為基礎,審酌被告並無前案紀錄,有臺灣 高等法院被告前案紀錄表可按,素行良好,於本案犯行中, 雖未親自參與詐騙被害人之犯行,但其擔任提領款項並購買 比特幣之工作,造成被害人受有前開財物之損失,復使詐財 之成員得以隱匿真實身分及詐欺犯罪所得之去向,免遭查獲 之風險,愈使施詐之人肆無忌憚,助長猖獗犯行,嚴重打擊 經濟秩序,並損壞經濟交易之信賴基礎,損及我國財經發展 甚鉅,所為實有不該;惟念及被告犯後已坦承犯行,並繳回 其所獲報酬,然尚未與告訴人等達成和解,兼衡被告之品行 、犯罪之動機、目的、手段、所生之危害,暨被告自陳之智 識程度、家庭經濟及生活狀況(本院卷第161頁)等一切情 狀,量處如主文所示之刑,並均諭知有期徒刑易科罰金、罰 金易服勞役之折算標準。另本院審酌被告犯罪之時間、手段 、侵害之法益等情狀,定其應執行之刑,並諭知有期徒刑易 科罰金、罰金易服勞役之折算標準。 三、沒收部分: 被告因本案犯行,可獲得提領款項之百分5作為報酬,並總 共實際獲得2萬1,500元(1,500+2萬)之報酬等節,業據被 告自承在卷(參本院卷第151頁),為被告本案之犯罪所得 ,爰依刑法第38條之1第1項前段規定,於各該罪刑項下,宣 告沒收。而被告已繳回上開犯罪所得,爰無須再行諭知追徵 其價額。又現行洗錢防制法第25條第1項固屬義務沒收之規 定,然被告已將告訴人等匯入其帳戶內之款項提領購買比特 幣後轉交予「MD DAVE」,不在被告之實際掌控中,若對被 告沒收、追徵,難謂符合憲法上比例原則之要求,而有過苛 之虞,爰依刑法第38條之2第2 項規定,不予宣告沒收。 據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1、第299條第1項前段、第 300條,判決如主文。 本案經檢察官陳東泰提起公訴,檢察官黃怡華、王淑月到庭執行 職務。 中  華  民  國  113  年  10  月  29  日 刑事第十一庭 法 官 李依達 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴之理由者,應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切 勿逕送上級法院」。 告訴人或被害人如不服判決,應備理由具狀向檢察官請求上訴, 上訴期間之計算,以檢察官收受判決正本之日起算。 書記官 詹東益 中  華  民  國  113  年  10  月  29  日 附表一:兆豐帳戶部分: 編號 提領時間 提領金額 1 112年8月17日14時23分許 2萬元 2 112年8月17日14時24分許 1萬元 3 112年8月31日15時24分許 12萬元 附表二:郵局帳戶部分: 編號 提領時間 提領金額 1 112年8月31日15時2分許 2萬元 2 112年8月31日15時3分許 2萬元 3 112年8月31日15時4分許 2萬元 4 112年8月31日15時5分許 2萬元 5 112年8月31日15時6分許 2萬元 6 112年8月31日15時8分許 1萬8000元 7 112年8月31日15時39分許 2萬元 8 112年9月1日9時26分許 14萬2000元 附錄本案論罪科刑法條: 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第339條 (普通詐欺罪) 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。

2024-10-29

TCDM-113-金訴-1189-20241029-1

臺灣臺中地方法院

竊盜

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第1267號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 紀俊楠 上列被告因竊盜案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第31585 號),因被告自白犯罪,本院認為宜以簡易判決處刑,爰不經通 常審判程序(原案號:113年度易字第2397號),逕以簡易判決 處刑如下: 主 文 紀俊楠犯竊盜罪,累犯,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺 幣壹仟元折算壹日。未扣案犯罪所得新臺幣壹仟貳佰元沒收,於 全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 犯罪事實及理由 一、本案犯罪事實及證據,除犯罪事實欄一、第8列「113年6月7 日17時40分許」應更正為「113年6月7日17時15分許」外, 其餘均引用檢察官起訴書之記載(如附件)。 二、論罪科刑: (一)核被告紀俊楠所為,係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。 (二)被告前因施用毒品案件,經法院判決處有期徒刑4月確定, 於民國111年7月29日易科罰金執行完畢等情,有臺灣高等法 院被告前案紀錄表可稽,被告於徒刑執行完畢5年以內故意 再犯本案有期徒刑以上之罪,為累犯。本院審酌被告前有多 次竊盜之前案紀錄,有前揭前案紀錄表可稽,顯見被告非一 時失慮、偶然之犯罪,足見前罪之徒刑執行無成效,其對於 刑罰之反應力顯然薄弱,應依刑法第47條第1 項之規定,予 以加重其刑。    (三)爰以行為人之責任為基礎,審酌被告:1.不思以正途獲取財 物,以不法手段竊取他人之物,欠缺對他人物品所有權之尊 重,所為應予非難;2.犯後於警詢及偵查中均坦承犯行,並 已將變得之價金部分返還與告訴人陳亦媗;3.犯罪之動機、 目的、手段、致告訴人所受損害之程度,暨其自述之智識程 度、職業及經濟狀況等一切情狀(參本院偵卷第67頁),量 處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折算標準。 三、沒收部分:   被告竊得之黃金項鍊1條,業經被告變賣,並賣得新臺幣( 下同)43,400元,為被告本案犯罪所得,然其中42,200元已 經員警扣案並返還予告訴人,有贓物認領保管單可稽(參偵 卷第119頁),此部分依刑法第38條之1第5項規定,不予宣 告沒收,然尚未返還之1,200元仍為被告之犯罪所得,爰依 刑法第38條之1第1項前段宣告沒收,並依同條第3項規定諭 知於全部或一部不能沒收或不宜沒收時,追徵其價額。 四、依刑事訴訟法第449條第2項、第450條第1項、第454條第2項 ,逕以簡易判決處刑如主文。 五、如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀 (應附繕本)。 本案經檢察官康存孝提起公訴。 中  華  民  國  113  年  10  月  25  日 刑事第十一庭 法 官 李依達 以上正本證明與原本無異。 告訴人或被害人如不服判決,應備理由具狀向檢察官請求上訴, 上訴期間之計算,以檢察官收受判決正本之日起算。 書記官 詹東益 中  華  民  國  113  年  10  月  25  日 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。 附件: 臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書 113年度偵字第31585號   被   告 紀俊楠 男 49歲(民國00年0月00日生)             住○○市○○區○○路0段00巷00弄0             號             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因竊盜案件,已經偵查終結,認應提起公訴,茲將犯罪 事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、紀俊楠曾因詐欺、搶奪、竊盜、違反毒品危害防制條例等案 件,經法院判決分別判處有期徒刑4月(2次)、7月、3月( 5次)、5月、2年2月、3年8月(6次)確定,嗣經法院裁定 合併定應執行有期徒刑8年確定,業於民國109年2月25日假 釋期滿,其未執行之刑,以已執行論。嗣紀俊楠再因施用毒 品案件,經法院判決判處有期徒刑4月確定,於111年7月29 日易科罰金執行完畢。猶不知悔改,竟意圖為自己不法之所 有,基於竊盜之犯意,於113年6月7日17時40分許,前往陳 亦媗所經營、址設臺中市○○區○○路000號「三慶銀樓」,假 借挑選金飾,再趁陳亦媗轉身取金飾之際,徒手竊取黃金項 鍊1條(重量約5錢多,價值新臺幣【以下同】5萬多元),並 佯稱欲前往領錢,致陳亦媗為其按鈕開門,紀俊楠得手後旋 即搭乘計程車逃逸,並持往「鎮寶銀樓」變賣得款4萬3400 元。嗣經陳亦媗報警,為警調閱監視器,於同日20時30分許 ,持臺灣臺中地方檢察署檢察官開立之拘票,在臺中市○○區 ○○路000號對面拘提紀俊楠,當場扣得上開變賣金飾之部分 款項4萬2200元(已發還陳亦媗),因而查獲。 二、案經陳亦媗訴由臺中市政府警察局霧峰分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實,業據被告紀俊楠於警詢及本署偵查中坦承不 諱,核與告訴人陳亦媗於警詢時之指訴、證人賴維國、陳妍 瑋於警詢時之證述情節相符,並有偵查報告、竊盜案時序表 、金飾買入登記簿、臺中市政府警察局霧峰分局案件照片黏 貼紀錄表、扣押筆錄、扣押物品目錄表、贓證物認領保管單 、刑案資料查註紀錄表各1份附卷可稽,足見被告之自白與事 實相符,其犯嫌堪予認定。 二、核被告所為,係犯刑法第320條第1項普通竊盜罪嫌。又被告 有犯罪事實欄所載之有期徒刑執行完畢,此有本署刑案資料 查註紀錄表在卷可稽,其於有期徒刑執行完畢5年以內故意 再犯本件有期徒刑以上之罪,該當刑法第47條第1項之累犯 。被告所犯前案之犯罪類型、罪質、手段與法益侵害結果雖 與本案犯行不同,然二者均屬故意犯罪,另參以被告先前亦 有多次竊盜前科(未構成累犯),足認其法遵循意識仍有不足 ,對刑罰之感應力薄弱,加重其法定最低度刑,並無司法院 大法官釋字第775號解釋意旨所指可能使被告所受刑罰超過 其應負擔罪責之疑慮,請依刑法第47條第l項規定,加重其 刑。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此 致 臺灣臺中地方法院 中  華  民  國  113  年  6   月  7  日                檢 察 官 康存孝 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  6   月  20  日 書 記 官 蔡孟婷 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。

2024-10-25

TCDM-113-簡-1267-20241025-1

交簡
臺灣臺中地方法院

公共危險等

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 113年度交簡字第700號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 鄧翔基 (住另案於法務部○○○○○○○○羈押中) 上列被告因公共危險等案件,經檢察官提起公訴(113年度毒偵 字第2787號),被告於本院準備程序就被訴事實為有罪之陳述, 本院認宜改行簡易程序,爰裁定改行簡易程序,逕以簡易判決如 下: 主 文 鄧翔基施用第二級毒品,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺 幣壹仟元折算壹日。扣案之吸食器貳組沒收銷燬之。又駕駛動力 交通工具而尿液所含毒品及代謝物達行政院公告之品項及濃度值 以上,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日 。應執行有期徒刑肆月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日 。 犯罪事實及理由 一、本案犯罪事實及證據,除證據部分補充「被告鄧翔基於本院 民國113年9月18日準備程序之自白」外,其餘均引用檢察官 起訴書之記載(如附件)。 二、論罪科刑: (一)核被告所為,係犯毒品危害防制條例第10條第2項之施用第 二級毒品罪及刑法第185條之3第1項第3款之尿液所含毒品達 行政院公告之品項及濃度值以上而駕駛動力交通工具罪。被 告因施用而持有第二級毒品之低度行為,為其施用之高度行 為所吸收,不另論罪。   (二)被告所犯施用第二級毒品、尿液所含毒品達行政院公告之品 項及濃度值以上而駕駛動力交通工具之犯行,犯意各別、行 為互殊,應予分論併罰。 (三)爰以行為人之責任為基礎,審酌被告:1.明知毒品成分對人 之意識、控制能力具有不良影響,且知悉服用毒品後駕車對 往來之公眾及駕駛人自身皆具有高度危險性,仍未戒除毒癮 ,施用第二級毒品後,並於尿液所含甲基安非他命、安非他 命濃度分別達21,100ng/ml、1,304ng/ml之情形下,駕車上 路,所為應予非難;2.犯後已坦承犯行,幸未肇事致人受傷 ;3.暨其犯罪之動機、目的、手段及致生危害之程度,兼衡 其自述之智識程度、家庭及經濟狀況(參本院本院準備程序 筆錄第5頁)等一切情狀,分別量處如主文所示之刑,並均 諭知易科罰金之折算標準。另審酌被告所犯施用第二級毒品 、尿液所含毒品達行政院公告之品項及濃度值以上而駕駛動 力交通工具之犯行間,犯罪類型、行為態樣、犯罪動機相類 ,責任非難重複程度較高,且被告犯行間隔期間非長、罪數 所反應之被告人格特性、對法益侵害之加重效應、刑罰經濟 與罪責相當原則,暨各罪之原定刑期、定應執行刑之外部性 界限及內部性界限等為整體非難之評價,定其應執行之刑如 主文所示,並諭知易科罰金之折算標準。 三、沒收部分:   扣案之吸食器2組為被告所有,經送鑑定含有甲基安非他命 成分,有衛生福利部草屯療養院鑑驗書在卷為憑,足見扣案 物上含有甲基安非他命殘渣,衡情已難以分析剝離,亦無析 離實益,爰視同第二級毒品整體,依毒品危害防制條例第18 條第1項前段規定,宣告沒收銷燬。 四、依刑事訴訟法第449條第2項、第450條第1項、第454條第2項 ,逕以簡易判決處刑如主文。 五、如不服本判決,得於判決送達之日起20日內,向本院提起上 訴(須附繕本),上訴於本院第二審合議庭。  本案經檢察官李毓珮提起公訴。檢察官王淑月到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  10  月  25  日 刑事第十一庭 法 官 李依達 上正本證明與原本無異。 書記官 詹東益 中  華  民  國  113  年  10  月  25  日 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第185條之3第1項 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者,處3年以下有期徒刑, 得併科30萬元以下罰金: 一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度 達百分之零點零五以上。 二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物,致不 能安全駕駛。 三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物 達行政院公告之品項及濃度值以上。 四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類 之物,致不能安全駕駛。 因而致人於死者,處3年以上10年以下有期徒刑,得併科2百萬元 以下罰金;致重傷者,處1年以上7年以下有期徒刑,得併科1百 萬元以下罰金。 曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪,經有罪判決確定或經緩起 訴處分確定,於十年內再犯第1項之罪因而致人於死者,處無期 徒刑或5年以上有期徒刑,得併科3百萬元以下罰金;致重傷者, 處3年以上10年以下有期徒刑,得併科2百萬元以下罰金。 毒品危害防制條例第10條 施用第一級毒品者,處6月以上5年以下有期徒刑。 施用第二級毒品者,處3年以下有期徒刑。 附件: 臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書   松股 113年度毒偵字第2787號   被   告 鄧翔基 男 22歲(民國00年00月0日生)             住○○市○里區○○街00巷00號 (另案在法務部○○○○○○○○羈 押中)             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因違反毒品危害防制條例等案件,業經偵查終結,認應 提起公訴,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、鄧翔基前於民國112年間因違反毒品危害防制條例案件,經 臺灣臺中地方法院裁定送勒戒處所施以觀察、勒戒,嗣因無 繼續施用毒品之傾向,於112年6月2日執行完畢釋放。詎其 仍未戒除毒癮,復於前揭觀察、勒戒執行完畢釋放後3年內 ,基於施用第二級毒品甲基安非他命之犯意,於113年5月24 日20時許,在臺中市某朋友住處,燒烤玻璃球內之毒品甲基 安非他命產生煙霧後,再以口鼻吸食之方式,施用第二級毒 品甲基安非他命1次。其明知施用毒品後,已達不能安全駕 駛動力交通工具之程度,仍基於不能安全駕駛動力交通工具 之故意,於同年月25日駕駛車牌號碼000-0000號租賃小客車 上路。嗣於同日23時30分許,行經臺中市西屯區環中路與西 屯路交岔路口時,為警執行臨檢勤務盤查,扣得安非他命吸 食器2組等物,經警徵得其同意採尿送驗,呈安非他命、甲 基安非他命陽性反應,濃度值分別為1304、21100ng/mL,已 逾行政院公告毒品品項之濃度值而查悉上情。 二、案經臺中市政府警察局第六分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、上開犯罪事實,業據被告鄧翔基於警詢及偵查中坦承不諱, 且被告為警採集之尿液,經送欣生生物科技股份有限公司檢 驗,結果呈安非他命及甲基安非他命陽性反應,有該公司濫 用藥物尿液檢驗報告及臺中市政府警察局第六分局委託鑑驗 尿液代號與真實姓名對照表各1紙在卷可憑,扣案吸食器經 送驗檢出第二級毒品甲基安非他命成份,復有衛生福利部草 屯療養院鑑驗書1紙附卷可按。又被告曾因施用毒品案件, 經臺灣臺中地方法院裁定送觀察、勒戒,於112年6月2日執 行完畢釋放,亦有全國施用毒品案件紀錄表在卷可參,其於 前次施用毒品受觀察、勒戒執行完畢後3年內再犯本件施用 毒品之罪嫌,堪予認定。再被告尿液檢出安非他命、甲基安 非他命濃度,均已逾行政院公告之濃度值,有行政院113年3 月29日院臺法字第1135005739B號函附卷足憑,足認被告之 自白與事實相符,其施用第二級毒品甲基安非他命、公共危 險之犯行均堪認定。 二、核被告所為,係犯毒品危害防制條例第10條第2項之施用第 二級毒品、刑法第185條之3第1項第3款之公共危險等罪嫌。 其持有毒品之低度行為,為施用毒品之高度行為所吸收而不 另論罪。上開2罪間,犯意各別,行為互異,犯罪構成要件 不一,請分論併罰。扣案之吸食器2組,請依毒品危害防制 條例第18條第1項前段之規定,宣告沒收並銷燬之。 三、依毒品危害防制條例第23條第2項,刑事訴訟法第251條第1 項提起公訴。   此致 臺灣臺中地方法院   中  華  民  國  113  年  8   月  1   日                檢察官 李毓珮 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  8   月  15  日 書記官 邱如君 參考法條: 毒品危害防制條例第10條 施用第一級毒品者,處 6 月以上 5 年以下有期徒刑。 施用第二級毒品者,處 3 年以下有期徒刑。 中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者,處 3 年以下有期徒刑 ,得併科 30 萬元以下罰金: 一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度 達百分之零點零五以上。 二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物,致不 能安全駕駛。 三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物 達行政院公告之品項及濃度值以上。 四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類 之物,致不能安全駕駛。 因而致人於死者,處 3 年以上 10 年以下有期徒刑,得併科 2 百萬元以下罰金;致重傷者,處 1 年以上 7 年以下有期徒刑, 得併科 1 百萬元以下罰金。 曾犯本條或陸海空軍刑法第 54 條之罪,經有罪判決確定或經緩 起訴處分確定,於十年內再犯第 1 項之罪因而致人於死者,處 無期徒刑或 5 年以上有期徒刑,得併科 3 百萬元以下罰金;致 重傷者,處 3 年以上 10 年以下有期徒刑,得併科 2 百萬元以 下罰金。

2024-10-25

TCDM-113-交簡-700-20241025-1

臺灣臺中地方法院

聲請定應執行之刑

臺灣臺中地方法院刑事裁定 113年度聲字第3118號 聲 請 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 受 刑 人 賴凱南 上列聲請人因對受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行 之刑(113年度執聲字第2744號),本院裁定如下: 主 文 甲○○所犯如附表所示之罪刑,應執行拘役玖拾伍日,如易科罰金 ,以新臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以:受刑人甲○○因犯傷害、毀棄損壞、妨害自由 、家庭暴力防治法案件,先後經判決確定(如附表),符合 數罪併罰之要件,應依刑法第53條及第51條第6款之規定, 聲請定其應執行之刑,爰依刑事訴訟法第477條第1項規定聲 請裁定等語。 二、按裁判確定前犯數罪者,併合處罰之;數罪併罰,有二裁判 以上者,依第51條之規定,定其應執行之刑;數罪併罰,分 別宣告其罪之刑,如宣告多數拘役者,比照有期徒刑之規定 ,於各刑中之最長期以上,各刑合併之刑期以下,定其刑期 ,但不得逾120日,刑法第50條第1項前段、第53條、第51條 第6款分別定有明文。次按依刑法第53條及第54條應依刑法 第51條第5款至第7款之規定,定其應執行之刑者,由該案犯 罪事實最後判決之法院對應之檢察署檢察官,備具繕本,聲 請該法院裁定之,刑事訴訟法第477條第1項前段亦有明文。 另按法律上屬於自由裁量之事項,有其外部性界限及內部性 界限,並非概無拘束,依據法律之具體規定,法院應在其範 圍選擇為適當之裁判者,為外部性界限;而法院為裁判時, 應考量法律之目的,及法律秩序之理念所在者,為內部性界 限,法院為裁判時,二者均不得有所逾越。是以數罪併罰, 定其應執行之刑時,固屬於法院自由裁量之事項,然仍應受 上述外部性界限及內部性界限之拘束。再按刑事訴訟法第37 0條第2項、第3項,已針對第二審上訴案件之定應執行刑, 明定有不利益變更禁止原則之適用;而分屬不同案件之數罪 併罰有應更定執行刑之情形,倘數罪之刑,曾經定應執行刑 ,再與其他裁判宣告之刑定應執行刑時,在法理上亦同受此 原則之拘束。亦即,另定之執行刑,其裁量所定之刑期,不 得較重於前定之執行刑加計後裁判宣告之刑或所定執行刑之 總和。 三、經查,受刑人犯如附表所示之罪刑確定等情,有如附表所示 之判決書、臺灣高等法院被告前案紀錄表各1份附卷可稽。 又受刑人所犯如附表編號1至2、4所示之罪刑,曾經定應執 行拘役75日確定,此有如附表所示之裁定及臺灣高等法院被 告前案紀錄表各1份在卷可參,依前揭說明所示,本院就附 表編號1至4之案件再為定應執行刑之裁判時,自應受前開裁 判所為定應執行刑內部界限之拘束,而應在上開曾定應執行 刑加計其餘宣告刑之總和範圍內定應執行刑。茲聲請人以本 院為本案犯罪事實最後判決之法院,聲請就受刑人上開4罪 定其應執行之刑,本院審認核屬正當,應予准許。而經本院 函詢受刑人對於本件聲請之意見,其表示家中有幼兒及年邁 奶奶須扶養,之前易科罰金也是跟朋友借錢尚未還清,伊與 朋友一同購買生活用品幫助低收入戶與老人,里長都有陪同 ,並不是可惡之人,請不要定應執行刑等語。本院審酌受刑 人所犯各罪罪質、時間差距、犯罪情節等,兼顧刑罰衡平之 要求及矯正受刑人之目的等一切情狀,定其應執行刑如主文 所示,併諭知易科罰金之折算標準。至受刑人所犯如附表編 號1、2、4所示之罪,固已執行完畢,惟數罪併罰之案件, 其各罪判決均係宣告刑,縱令其中一罪之宣告刑在形式上已 經執行,仍應由法院定其應執行刑,俟檢察官指揮執行「應 執行刑」時,再就形式上已執行部分予以折抵,附此敘明。 四、依刑事訴訟法第477條第1項,刑法第50條第1項前段、第53 條、第51條第6款、第41條第1項前段,裁定如主文。 中  華  民  國  113  年  10  月  22  日 刑事第十一庭 法 官 李依達 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。(應 附繕本) 書記官 詹東益 中  華  民  國  113  年  10  月  22  日 附表: 編     號 1 2 3 罪     名 傷害 毀棄損壞 妨害自由 宣  告  刑 拘役50日 拘役40日 拘役40日 犯 罪 日 期 112年5月15日 112年5月15日 111年3月3日 偵查(自訴)機關 年 度 案 號 臺中地檢112年度偵字第36396號 臺中地檢112年度偵字第36396號 南投地檢111年度偵字第3642號 最 後 事實審 法  院 臺中地院 臺中地院 南投地院 案  號 112年度簡字第1921號 112年度簡字第1921號 112年度訴字第253號 判決日期 112年12月29日 112年12月29日 113年02月21日 確 定 判 決 法  院 臺中地院 臺中地院 南投地院 案  號 112年度簡字第1921號 112年度簡字第1921號 113年度訴字第253號 判決日期 113年01月31日 113年01月31日 113年04月2日 是否為得易科罰金之案件 是 是 是 備 註 臺中地檢113年度執字第3165號 臺中地檢113年度執字第3165號 南投地檢113年度執字第1135號(臺中地檢113年度執助字第2574號) 編號1、2、4應執行拘役75日,已執畢 編     號 4 罪     名 家庭暴力防治 宣  告  刑 拘役10日 犯 罪 日 期 112年11月19日 偵查(自訴)機關 年 度 案 號 臺中地檢113年度偵字第5345號 最 後 事實審 法  院 臺中地院 案  號 113年度中簡字第232號 判決日期 113年02月22日 確 定 判 決 法  院 臺中地院 案  號 113年度中簡字第232號 判決日期 113年03月26日 是否為得易科罰金之案件 是 備 註 臺中地檢113年度執字第5312號 編號1、2、4應執行拘役75日,已執畢

2024-10-22

TCDM-113-聲-3118-20241022-1

中簡
臺灣臺中地方法院

竊盜

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 113年度中簡字第2454號 聲 請 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 黃奕凱 (現另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中) 上列被告因竊盜案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(113年度 偵緝字第1750號),本院逕以簡易判決如下: 主 文 黃奕凱犯竊盜罪,累犯,處拘役伍拾日,如易科罰金,以新臺幣 壹仟元折算壹日。未扣案犯罪所得軒尼斯高級洋酒壹盒沒收,於 全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 犯罪事實及理由 一、本案犯罪事實及證據,均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之 記載(如附件)。 二、論罪科刑: (一)按行為後法律有變更者,適用行為時之法律。但行為後之法 律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2 條第1項定有明文。查被告黃奕凱行為後,刑法第320條第1 項之普通竊盜罪業於民國108年5月29日經總統公布修正,並 自同年月31日施行,修正前刑法第320條第1項規定:「意圖 為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處五年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金。」修正 後刑法第320條第1項則規定:「意圖為自己或第三人不法之 所有,而竊取他人之動產者,為竊盜罪,處五年以下有期徒 刑、拘役或五十萬元以下罰金。」經比較新舊法之結果,行 為後之法律並未較有利於被告,而被告本案犯行係於刑法第 320條第1項修正前所犯,是依刑法第2條第1項前段規定,本 案均應適用被告行為時即修正前刑法第320條第1項之規定。 核被告所為,係犯修正前刑法第320條第1項之竊盜罪。 (二)被告前因竊盜案件,分別經法院判決處有期徒刑6月、4月( 共3罪)、7月(共2罪)、3月、5月等,經本院100年度聲字 第1648號裁定應執行有期徒刑2年10月確定,於民國102年4 月2日縮短刑期假釋出監,於102年5月29日縮刑期滿,假釋 未經撤銷,視為執行完畢等情,有臺灣高等法院被告前案紀 錄表可稽,被告於徒刑執行完畢5年以內故意再犯本案有期 徒刑以上之罪,為累犯。本院審酌被告前有多次竊盜之前案 紀錄,有前揭前案紀錄表可稽,顯見被告非一時失慮、偶然 之犯罪,足見前罪之徒刑執行無成效,其對於刑罰之反應力 顯然薄弱,應依刑法第47條第1項之規定,予以加重其刑。 (三)爰以行為人之責任為基礎,審酌被告:1.不思以正途獲取財 物,以不法手段竊取他人之物,欠缺對他人物品所有權之尊 重,所為應予非難;2.犯後坦承犯行,然尚未將竊得之物返 還與告訴人呂豔;3.犯罪之動機、目的、手段、致告訴人所 受損害之程度,暨其自述之智識程度、職業及經濟狀況等一 切情狀(參本院偵緝卷第39頁),量處如主文所示之刑,並 諭知易科罰金之折算標準。 三、沒收部分: (一)按沒收適用裁判時之法律;犯罪所得,屬於犯罪行為人者, 沒收之;犯罪所得已實際合法發還被害人者,不予宣告沒收 或追徵,刑法第2條第2項、第38條之1第1項前段、第5項分 別定有明文。上揭條文均於104年12月30日修正公布,105年 7月1日施行,第2條第2項本身係規範行為後沒收法律變更所 生新舊法律比較適用之準據法,本身並無新舊法比較之問題 ,且第2條第2項既已規定應一律適用裁判時之法律,自不生 新舊法比較適用問題,是被告行為時新法雖尚未施行,於新 法施行後之沒收問題,仍應一律依新法第2條第2項之規定, 逕行適用裁判時刑法關於沒收之規定。 (二)被告竊得之軒尼斯高級洋酒1盒,為被告本案犯罪所得,尚 未返還予告訴人,爰依刑法第38條之1第1項前段宣告沒收, 並依同條第3項規定諭知於全部或一部不能沒收或不宜沒收 時,追徵其價額。 四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第450條第1項、第454條 第2項,逕以簡易判決處刑如主文。 五、如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀 (應附繕本)。 本案經檢察官鄭葆琳聲請簡易判決處刑。 中  華  民  國  113  年  10  月  22  日 臺中簡易庭 法 官 李依達 以上正本證明與原本無異。 告訴人或被害人如不服判決,應備理由具狀向檢察官請求上訴, 上訴期間之計算,以檢察官收受判決正本之日起算。 書記官 詹東益 中  華  民  國  113  年  10  月  22  日 附錄本案論罪科刑法條: 修正前中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處五年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。 附件: 臺灣臺中地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書 攝股 113年度偵緝字第1750號   被   告 黃奕凱 男 41歲(民國00年0月0日生)             住○○市○○區○○路○段000巷00              號 (另案在法務部○○○○○○○○○○○執行)             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因竊盜案件,已經偵查終結,認宜聲請以簡易判決處刑 ,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、黃奕凱前因竊盜案件,經臺灣臺中地方法院以100年度聲字 第1648號裁定應執行有期徒刑2年10月確定,於民國102年5 月29日因假釋付保護管束期滿未經撤銷而執行完畢。詎其仍 不知悔改,意圖為自己不法之所有,基於竊盜之犯意,於10 5年6月23日中午12時32分許,騎乘車牌號碼000-000號普通 重型機車至臺中市○○區○○路0段0號統一超商,徒手竊取店長 呂艷所管領、貨架上之軒尼斯高級洋酒1盒(價值新臺幣608 0元)得手,未結帳即離去。嗣經呂艷發現失竊而報警處理 ,經警調閱監視錄影畫面,始查悉上情。 二、案經呂艷訴由臺中市政府警察局清水分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實 編號 證據名稱 待證事實 1 被告黃奕凱於本署偵查中之自白 全部犯罪事實。 2 證人即告訴人呂艷於警詢時之指證 全部犯罪事實。 3 員警之職務報告、車號查詢車籍資料、監視錄影擷取翻拍照片20張 全部犯罪事實。 二、核被告所為,係犯修正前刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。又 被告有犯罪事實欄所載之有期徒刑執行完畢,此有本署刑案 資料查註紀錄表及刑事裁定在卷可稽,其於有期徒刑執行完 畢5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪,該當刑法第47 條第1項之累犯。且被告所犯前案與本案所犯竊盜罪間,犯 罪類型、罪質、手段及法益侵害結果均相同,被告因前案入 監執行,已然接受較嚴格之矯正處遇,猶未認知竊盜行為違 法性及危害性,再為本案犯行,足認其仍欠缺對法律規範之 尊重,對刑罰之感應力不足,加重其法定最低度刑,並無司 法院大法官釋字第775號解釋意旨所指可能使被告所受刑罰 超過其應負擔罪責之疑慮,請依刑法第47條第1項規定,加 重其刑。 三、沒收:被告竊取之上開洋酒1盒,係其犯罪所得,惟未扣案 ,請依刑法第38條之1第1項、第3項之規定宣告沒收或追徵 其價額。 四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此 致 臺灣臺中地方法院 中  華  民  國  113  年  7   月   26 日                檢 察 官 鄭葆琳 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  9   月  8   日 書 記 官 呂雅琪 附錄本案所犯法條全文 刑法第 320 條(108.5.29修正前) 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處五年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。

2024-10-22

TCDM-113-中簡-2454-20241022-1

單禁沒
臺灣臺中地方法院

聲請單獨宣告沒收

臺灣臺中地方法院刑事裁定 113年度單禁沒字第528號 聲 請 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 梁宏宇 上列聲請人因被告違反毒品危害防制條例案件(112年度毒偵字 第3452號、113年度撤緩毒偵字第52號),聲請單獨宣告沒收(1 13年度聲沒字第355號),本院裁定如下: 主 文 扣案如附表編號1至4所示之物均沒收銷燬之。 理 由 一、本件聲請意旨略以:被告梁宏宇因違反毒品危害防制條例案 件,業經臺灣臺中地方檢察署(下稱臺中地檢署)檢察官以 112年度毒偵字第3452號、113年度撤緩毒偵字第52號為不起 訴處分,於民國113年7月26日確定,而該案所扣得如附表所 示之物品,分別係違禁物,爰依法聲請單獨宣告沒收等語。 二、按違禁物或專科沒收之物得單獨宣告沒收;第38條第2項、 第3項之物,因事實上或法律上原因未能追訴犯罪行為人之 犯罪或判決有罪者,得單獨宣告沒收,刑法第40條第 2項、 第 3項分別有明定。再查獲之第一、二級毒品,不問屬於犯 罪行為人與否,均沒收銷燬之,毒品危害防制條例第18條第 1項前段亦定有明文。 三、經查,被告因施用第二級毒品案件,經臺中地檢署檢察官以 112年度毒偵字第3452號、113年度撤緩毒偵字第52號為不起 訴處分確定等情,有前揭不起訴處分書及臺灣高等法院被告 前案紀錄表附卷可參。扣案如附表編號1至4所示之物,經送 衛生福利部草屯療養院鑑定,結果均檢出第二級毒品甲基安 非他命成分,有該院112年1月4日草療鑑字第1111200307號 鑑驗書、同院112年9月26日草療鑑字第1120900465號鑑驗書 可稽(參毒偵315卷第49至51頁,核交1041卷第25頁),則 附表編號3至4所示玻璃球、鏟管已與毒品難以析離,且無析 離之實益與必要,應與吸食器內之第二級毒品甲基安非他命 俱視同毒品。故附表編號1至3所示之物均屬毒品危害防制條 例第2條第2項第2款規定之第二級毒品,為違禁物無訛,依 刑法第40條第2項、毒品危害防制條例第18條第1項前段單獨 宣告沒收銷燬之。另用以包裝之外包裝袋,應會沾染微量之 毒品殘留而難以分離,當視為毒品之一部而併予沒收銷燬之 。綜上,本件聲請核無不合,應予准許。 四、依刑事訴訟法第220條、第455條之36第2項,毒品危害防制 條例第18條第1項前段,刑法第11條、第40條第2項、第3項 ,裁定如主文。 中  華  民  國  113  年  10  月  22  日 刑事第十一庭 法 官 李依達 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。(應 附繕本) 書記官 詹東益 中  華  民  國  113  年  10  月  22  日 附表: 編號 扣案物品 數量 備 註 1 甲基安非他命 1包(驗餘淨重0.3853公克) 112年9月26日草療鑑字第1120900465號鑑驗書 2 甲基安非他命 1包(驗餘淨重0.5992公克) 112年1月4日草療鑑字第1111200307號鑑驗書 2 玻璃球 2個(檢出甲基安非他命成分) 3 鏟管 1個(檢出甲基安非他命成分)

2024-10-22

TCDM-113-單禁沒-528-20241022-1

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