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桃簡
臺灣桃園地方法院

違反公司法等

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 114年度桃簡字第6號 聲 請 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 黃筧 上列被告因違反公司法等案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑( 113年度偵字第51732號),本院判決如下:   主 文 黃筧犯公司法第九條第一項前段之未繳納股款罪,處有期徒刑參 月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。   犯罪事實及理由 一、本件犯罪事實及證據,均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載。      二、論罪科刑:  ㈠按公司法第9條第1項之未實際繳納股款罪,已明定其行為主 體為公司負責人,又商業會計法第71條第5款之不實財務報 表罪行為主體亦須為商業負責人、主辦及經辦會計人員或依 法受託代他人處理會計事務之人員,則上開犯罪自均屬因身 分或特定關係始能成立之犯罪,故公司法第9條第1項之未繳 納股款罪所稱之「公司負責人」,及商業會計法第71條第5 款之不實財務報表罪所稱之「商業負責人」,均應依公司法 第8條規定之公司負責人而為認定。又按公司之申請登記, 主管機關僅需形式審查(最高法院96年度第5次刑事庭會議 決議可資參照);再按商業會計法第28條第1項之規定,商 業通用之財務報表分為:資產負債表、損益表、現金流量表 、業主權益變動表或累積盈虧變動表或盈虧撥補表及其他財 務報表等5種,該項於108年5月30日修正後,則將財務報表 分為資產負債表、綜合損益表、現金流量表、權益變動表等 4種。因此,資本額變動表、股東繳納股款明細表不論是依 修正前或修正後之規定,均不屬商業會計法第28條所稱之財 務報表,但倘若以不正當方法使上開文件發生不實結果,仍 應認為成立商業會計法第71條第5款之「致會計事項不實」 之罪,且為刑法第216條、第215條行使業務上登載不實文書 罪之特別規定,應優先適用。 ㈡核被告所為,係犯公司法第9條第1項前段之未繳納股款罪、 商業會計法第71條第5款之利用不正當方法致使會計事項發 生不實結果罪、刑法第214條之使公務員登載不實罪。 ㈢被告利用不知情之黃玉麟會計師遂行上開犯行,為間接正犯 。 ㈣被告所犯上開罪名,係基於同一犯罪決意及預定計畫下所為 ,應認係一行為觸犯數罪名之想像競合犯,依刑法第55條之 規定,應從一重以公司法第9條第1項之未繳納股款罪處斷。 ㈤爰以行為人之責任為基礎,審酌被告身為科賜機械有限公司 負責人,明知股東應實際繳納股款,卻佯以申請文件表明已 繳足股款向主管機關申請設立登記,使主管機關之承辦公務 員將上開不實內容登載於公司登記簿,妨礙主管機關就公司 管理及資本查核之正確性,亦增加交易相對人之風險,所為 實有不該。惟念其犯後坦承犯行之犯後態度,並考量其犯罪 之動機、目的、手段、情節,暨其於警詢自述碩士畢業學歷 、擔任工程師及家庭經濟狀況小康等一切情狀,量處如主文 所示之刑,並諭知易科罰金之折算標準。 三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項, 逕以簡易判決處刑如主文。 四、如不服本判決,得自收受送達之翌日起20日內,以書狀敘述 理由(須附繕本),經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起 上訴。 本案經檢察官陳嘉義聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  114  年  1   月  10  日          刑事第七庭  法 官 高世軒 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀(應附 繕本)。                  書記官 郭怡君  中  華  民  國  114  年  1   月  10  日 附錄本案論罪科刑法條 公司法第9條 公司應收之股款,股東並未實際繳納,而以申請文件表明收足, 或股東雖已繳納而於登記後將股款發還股東,或任由股東收回者 ,公司負責人各處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣50 萬元以上250萬元以下罰金。 有前項情事時,公司負責人應與各該股東連帶賠償公司或第三人 因此所受之損害。 第1項經法院判決有罪確定後,由中央主管機關撤銷或廢止其登 記。但判決確定前,已為補正者,不在此限。 公司之負責人、代理人、受僱人或其他從業人員以犯刑法偽造文 書印文罪章之罪辦理設立或其他登記,經法院判決有罪確定後, 由中央主管機關依職權或依利害關係人之申請撤銷或廢止其登記 。 商業會計法第71條 商業負責人、主辦及經辦會計人員或依法受託代他人處理會計事 務之人員有下列情事之一者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或 併科新臺幣60萬元以下罰金: 一、以明知為不實之事項,而填製會計憑證或記入帳冊。 二、故意使應保存之會計憑證、會計帳簿報表滅失毀損。 三、偽造或變造會計憑證、會計帳簿報表內容或毀損其頁數。 四、故意遺漏會計事項不為記錄,致使財務報表發生不實之結果 。 五、其他利用不正當方法,致使會計事項或財務報表發生不實之 結果。 中華民國刑法第214條 明知為不實之事項,而使公務員登載於職務上所掌之公文書,足 以生損害於公眾或他人者,處3年以下有期徒刑、拘役或1萬5千 元以下罰金。 附件: 臺灣桃園地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                   113年度偵字第51732號   被   告 黃 筧 男 37歲(民國00年0月00日生)             住○○市○○區○○○路000號7樓             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因違反公司法等案件,業經偵查終結,認宜聲請以簡易 判決處刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、黃筧為科賜機械有限公司(統一編號:00000000,下稱科賜 機械公司)之負責人,屬公司法第8條所稱之公司負責人及 商業會計法第4條所稱之商業負責人。其明知公司應收之股 款非經股東實際繳納,不得以申請文件表明收足,亦不得於 登記後將股款發還股東或任由股東收回,即不該於出資設立 公司後,嗣即將出資提領匯出,而未有充足繳納公司登記資 本額股款之真意,竟仍基於公司資本不實、填製不實會計憑 證、使公務員登載不實之犯意,先於112年3月13日,向其不 知情之父黃雲龍借款新臺幣(下同)300萬元,匯至黃筧名 下之華南商業銀行(下稱:華南銀行)帳號000000000000號 帳戶。黃筧再於同年月16日,自該帳戶轉帳300萬元存入科 賜機械公司籌備處名下之華南銀行帳號000000000000號帳戶 ,藉以充作股東出資之驗資股款,而作成科賜機械公司形式 上已收足股東所繳納股款之不實外觀。其再將上開科賜機械 公司籌備處帳戶之存摺影本,交由不知情之理得會計師事務 所黃玉麟會計師,製作不實之科賜機械公司資本額變動表、 股東繳納現金股款明細表,而於同年月16日,查核出具資本 額查核報告書,而完成簽證,表明應收股款已收足。 二、黃筧再於112年3月16日,持申請公司設立登記所需文件及前 揭資本額查核報告書等資料,向主管機關桃園市政府申請公 司設立登記,致不知情之承辦公務員經形式審查後,誤認科 賜機械公司股款業已收足,而符合公司設立登記之規定,於 112年3月23日,以府經商行字00000000000號函核准設立登 記,並登載於其職務上掌管之公文書,足以生損害主管機關 對於辦理公司登記及公司資本額審核之正確性。 三、黃筧旋於112年3月20日,即將上開科賜機械公司籌備處帳戶 內之250萬元,提領轉匯至不知情黃雲龍名下之華南銀行帳 號000000000000號帳戶,用以歸還借款,終而遂行犯行。 四、案經法務部調查局桃園市調查處移送本署偵辦。     證據並所犯法條 一、訊據被告黃筧對於上開犯罪事實坦承不諱,並有桃園市政府 113年3月18日府經商行字第11390797650號函及附件影本1份 、華南銀行113年3月18日通清字0000000000號函及附件影本 各1份、科賜機械公司驗資金流圖1份、被告黃筧提供科賜機 械公司交易資料1份、科賜機械公司商工登記公示資料1份在 卷可查。被告犯嫌,洵堪認定。 二、核被告所為,係違反公司法第9條第1項前段之公司資本不實 、商業會計法第71條第5款之填製不實會計憑證、刑法第214 條之使公務員登載不實罪嫌。被告所犯上開數罪,係基於一 個意思決定而為之一行為,為想像競合犯,請依刑法第55條 規定,從重以公司法第9條第1項處斷。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此  致 臺灣桃園地方法院 中  華  民  國  113  年 11  月   29   日                檢 察 官 陳 嘉 義 本件證明與原本無異     中  華  民  國  113  年 12  月   19   日                書 記 官 胡 茹 瀞

2025-01-10

TYDM-114-桃簡-6-20250110-1

桃交簡附民
臺灣桃園地方法院

請求賠償損害

臺灣桃園地方法院刑事裁定 114年度桃交簡附民字第2號 原 告 朱秋官 被 告 章學官 上列被告因過失傷害案件(113年度桃交簡字第1758號),經原 告提起附帶民事訴訟請求損害賠償,因其案情確係繁雜,非經長 久時日,不能終結其審判,應依刑事訴訟法第504條第1項前段, 將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭,特此裁定。 中 華 民 國 114 年 1 月 10 日 刑事第七庭 審判長法 官 陳品潔 法 官 吳宜珍 法 官 高世軒 以上正本證明與原本無異。 不得抗告。 書記官 郭怡君 中 華 民 國 114 年 1 月 10 日

2025-01-10

TYDM-114-桃交簡附民-2-20250110-1

壢交簡
臺灣桃園地方法院

公共危險

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 114年度壢交簡字第15號 聲 請 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 王儀萱 上列被告因公共危險案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(113 年度偵字第54459號),本院判決如下:   主 文 王儀萱犯不能安全駕駛動力交通工具罪,處有期徒刑參月,如易 科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。   事實及理由 一、本案犯罪事實及證據,除證據部分補充「被告王儀萱於偵查 中之自白」外,餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書所載( 如附件)。 二、論罪科刑:  ㈠核被告所為,係犯刑法第185條之3第1項第1款之不能安全駕 駛動力交通工具罪。  ㈡爰以行為人之責任為基礎,審酌被告明知酒後駕車係違法行 為,竟為圖一時方便及抱持僥倖心態,酒後騎乘普通重型機 車行駛在公眾往來之道路,甚至肇生事故而為警方查獲,其 輕忽草率之違法行為不僅增加其他道路使用人之風險,亦危 及自身安全,所為實屬不該。惟念其犯後坦承犯行之犯後態 度,且無其他前案紀錄,有臺灣高等法院被告前案紀錄表在 卷可稽,及遭查獲時吐氣酒精濃度為每公升0.76毫克,暨其 於警詢中自陳之教育程度、職業及家庭經濟狀況(見偵卷第 9頁)等一切情狀,量處如主文所示之刑,併諭知易科罰金 之折算標準,以啟自新。 三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項, 逕以簡易判決處刑如主文。 四、如不服本判決,得自收受送達之翌日起20日內,以書狀敘述 理由(須附繕本),經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起 上訴。 本案經檢察官李允煉聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  114  年  1   月  10  日          刑事第七庭  法 官 高世軒 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀(應附 繕本)。                 書記官 黃心姿     中  華  民  國  114  年  1   月  10  日 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者,處3年以下有期徒刑, 得併科30萬元以下罰金: 一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度 達百分之零點零五以上。 二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物,致不 能安全駕駛。 三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物 達行政院公告之品項及濃度值以上。 四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類 之物,致不能安全駕駛。 因而致人於死者,處3年以上10年以下有期徒刑,得併科2百萬元 以下罰金;致重傷者,處1年以上7年以下有期徒刑,得併科1百 萬元以下罰金。 曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪,經有罪判決確定或經緩起 訴處分確定,於十年內再犯第1項之罪因而致人於死者,處無期 徒刑或5年以上有期徒刑,得併科3百萬元以下罰金;致重傷者, 處3年以上10年以下有期徒刑,得併科2百萬元以下罰金。 附件: 臺灣桃園地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                    113年度偵字第58298號   被   告 王儀萱 女 45歲(民國00年0月00日生)             住○○市○○區○○路00巷00號5樓             居桃園市○○區○○○路000號2樓             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因公共危險案件,業經偵查終結,認為宜以簡易判決處 刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:      犯罪事實 一、王儀萱自民國113年5月26日晚間11時許起至翌(27)日凌晨1 、2時許止,在桃園市○○區○○○路000○0號火車頭熱炒店內, 飲用啤酒後,明知飲酒後已達不得駕駛動力交通工具之程度, 仍基於酒後駕駛動力交通工具之犯意,於同日凌晨3時10分許 ,自該處騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車離開,嗣於 同日凌晨3時29分許,行經桃園市○○區○○○街000號對面,因其 飲酒後注意力及反應力均減弱,不慎自撞路旁停車場護欄。嗣 警獲報到場處理,將王儀萱送往桃園醫院救治,並於同日上 午5時24分許,測得王儀萱吐氣酒精濃度為每公升0.76毫克 。 二、案經桃園市政府警察局中壢分局報告偵辦。      證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實,業據被告王儀萱於警詢時坦承不諱,復有酒 精測定紀錄表、桃園市政府警察局舉發違反道路交通管理事件 通知單、道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表( 一)(二)各1份、現場及監視器影像翻拍照片16張及監視器影 像光碟1片在卷可稽,被告犯嫌堪以認定。 二、核被告所為,係犯刑法第185條之3第1項第1款之公共危險罪 嫌。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此 致 臺灣桃園地方法院 中  華  民  國  113  年  12   月  20  日                檢 察 官 李允煉 本件證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  12   月  24  日                書 記 官 朱佩璇

2025-01-10

TYDM-114-壢交簡-15-20250110-1

金簡
臺灣桃園地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第362號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 張原齊 上列被告因違反洗錢防制法等案件,經檢察官提起公訴(113年 度偵字第36641號),被告自白犯罪,本院認宜以簡易判決處刑 ,爰不經通常審判程序,逕以簡易判決處刑如下:   主 文 張原齊幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪,處有期徒刑 參月,併科罰金新臺幣陸仟元,罰金如易服勞役,均以新臺幣壹 仟元折算壹日。   事實及理由 一、本案犯罪事實及證據,除補充被告張原齊於本院訊問程序中 之自白外,其餘均引用檢察官起訴書之記載(如附件)。 二、論罪科刑:  ㈠按行為後法律有變更者,適用行為時之法律,但行為後之法 律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2 條第1項定有明文。而同種之刑,以最高度之較長或較多者 為重,最高度相等者,以最低度之較長或較多者為重,同法 第35條第2項亦有明定。又法律變更之比較,應就罪刑有關 之法定加減原因與加減例等一切情形,綜其全部罪刑之結果 而為比較;刑法上之「必減」,以原刑減輕後最高度至減輕 後最低度為刑量(刑之幅度),「得減」則以原刑最高度至 減輕最低度為刑量,而比較之。故除法定刑上下限範圍外, 因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍,亦為 有利與否之比較範圍,且應以具體個案分別依照新舊法檢驗 ,以新舊法運用於該個案之具體結果,定其比較適用之結果 。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分,因牽涉個 案量刑裁量之行使,必須已決定為得以易科罰金或易服社會 勞動服務之宣告刑後,方就各該易刑處分部分決定其適用標 準,故於決定罪刑之適用時,不列入比較適用之範圍(最高 法院113年度台上字第2720號判決意旨參照)。 ㈡被告行為後,洗錢防制法有關洗錢罪之規定,於民國113年7 月31日經修正公布,自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢 防制法第14條第1項規定:「有第2條各款所列洗錢行為者, 處7年以下有期徒刑,併科新臺幣5百萬元以下罰金。」(但 因有同條第3項「不得科以超過特定犯罪所定最重本刑之刑 」規定,故最高度刑亦不得超過詐欺罪之有期徒刑5年), 嗣修正並調整條次移為第19條第1項「有第2條各款所列洗錢 行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併科新臺幣1億元以 下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者, 處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元以下罰金 。」被告本案犯幫助洗錢之財物並未達1億元,該當於修正 後洗錢防制法第19條第1項後段規定(6月以上5年以下有期 徒刑,併科新臺幣5千萬元以下罰金)。因本案認定被告所 犯洗錢之特定犯罪為刑法第339條第1項之詐欺取財罪,洗錢 之財物或財產上利益未達1億元;依被告行為時即修正前之 洗錢防制法第14條第1項之法定最低度刑為有期徒刑2月,依 同條第3項規定所宣告之刑度最高不得超過5年,修正後洗錢 防制法第19條第1項後段之法定最低刑為有期徒刑6月,最高 為5年。兩者比較結果(兩者之最高刑度相同,應比較最低 刑度),以修正前洗錢防制法第14條第1項之規定,對被告 較為有利。  ㈢核被告所為,係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項 之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防 制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。被告以一行為觸犯上 開2罪名,為想像競合犯,依刑法第55條規定,從一重以幫 助一般洗錢罪處斷。  ㈣刑之減輕事由:  ⒈被告既係基於幫助犯意為上開犯行,為幫助犯,爰依刑法第3 0條第2項之規定,按正犯之刑減輕之。  ⒉被告行為後,洗錢防制法第16條第2項於112年7月31日修正公 布,並於同年0月0日生效施行,修正前規定:「犯前4條之 罪,在偵查及歷次審判中均自白者,減輕其刑」(行為時法 );修正後條次移為第23條第3項規定:「犯前4條之罪,在 偵查及歷次審判中均自白者,如有所得並自動繳交全部所得 財物者,減輕其刑」(裁判時法),則修法前被告僅須於「 偵查及歷次審判中」自白,即有該條項減輕其刑規定之適用 ,修法後尚須「如有所得並自動繳交全部所得財物者」之減 刑要件。是經比較新舊法結果,修正後之規定並無較有利於 被告,是本案應適用修正前洗錢防制法第16條第2項規定。 經查,被告於偵查中並未自白犯罪,即無從依上開規定減輕 其刑。  ㈥爰以行為人之責任為基礎,審酌被告任意將自己申設之金融 帳戶資料提供他人使用,助長詐欺、洗錢犯罪猖獗,致使真 正犯罪者得以隱匿其身分,破壞社會治安及金融秩序,造成 警察機關查緝詐騙犯罪之困難,應予非難。然念其犯後終能 坦承犯行,併審酌被告犯罪之動機、目的、手段及被害人所 受財產損失之數額等一切情狀,爰量處如主文所示之刑,並 諭知罰金如易服勞役之折算標準,以示懲儆。 三、沒收部分:  ㈠按犯第19條、第20條之罪,洗錢之財物或財產上利益,不問 屬於犯罪行為人與否,沒收之,修正後洗錢防制法第25條第 1項定有明文,又依刑法第2條第2項規定,關於沒收適用裁 判時之規定,而無新舊法比較之問題,於新法施行後,應一 律適用新法之相關規定。查未扣案匯入本案帳戶之金錢,已 於嗣後遭提領,參諸本案帳戶之存摺、提款卡及密碼既已流 入詐欺集團成員手中,即難認屬於被告之犯罪所得。又此部 分金錢雖屬本案洗錢犯罪之洗錢標的,然被告既未經手此部 分金錢,且旋遭詐欺集團成員提領,如仍依洗錢防制法第25 條第1項規定為沒收,毋寧過苛,爰依刑法第38條之2第2項 規定,不予宣告沒收或追徵。  ㈡依卷內全部事證,尚無從證明被告有因交付本案帳戶而獲取 金錢或利益,或分得來自詐欺集團成員之任何犯罪所得,自 不宣告沒收。    四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項,逕以 簡易判決處刑如主文。 五、如不服本判決,得自收受送達之翌日起20日內,向本院提出 上訴狀(須附繕本),上訴於本院合議庭。 本案經檢察官盧奕勲提起公訴,檢察官陳美華到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  1   月  10  日          刑事第七庭  法 官 高世軒 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀(應附 繕本)。                  書記官 郭怡君  中  華  民  國  114  年  1   月  10  日 附錄本件論罪科刑所依據之法條: 中華民國刑法第339條 (普通詐欺罪) 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第30條 (幫助犯及其處罰) 幫助他人實行犯罪行為者,為幫助犯。雖他人不知幫助之情者, 亦同。 幫助犯之處罰,得按正犯之刑減輕之。 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者,處七年以下有期徒刑,併科新臺 幣五百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附件: 臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書                   113年度偵字第36641號   被   告 張原齊 男 41歲(民國00年0月00日生)             住○○市○○區○○街00號3樓             居桃園市○○區○○街00號2樓             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件,已經偵查終結,認應提起公 訴,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、張原齊能預見倘任意將所申辦之金融機構帳戶金融卡及相關 密碼交付予不熟識之他人,將便於詐欺集團使用該金融機構 帳戶以收受或隱匿犯罪後之不法所得,而使他人因此受騙致 發生財產法益受損之結果,竟仍不違背其本意,基於幫助詐 欺取財、幫助洗錢之不確定故意,於民國113年5月中旬某日 ,在桃園市八德區桃德路某OK便利超商,將其所申辦之中國 信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶(下稱中信帳戶 )之金融卡當面交付予真實姓名年籍不詳之男子並告知其密 碼,以此方式提供予詐欺集團使用。嗣取得前揭中信帳戶相 關資料之詐欺集團成員,即意圖為自己不法之所有,基於詐 欺取財及洗錢之犯意,自113年5月29日某時起透過網際網路 向倪詩語佯稱可投資賺錢云云,致倪詩語因此陷於錯誤,而 分別於113年5月30日17時34分許、同日17時34分許各匯款新 臺幣5萬元至中信帳戶內,旋遭提領而利用中信帳戶掩飾犯 罪所得之流向。 二、案經倪詩語訴由桃園市政府警察局八德分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實: 編號 證據名稱 待證事實 1 被告張原齊於警詢及偵查中之供述 被告有於如犯罪事實欄所示時、地將中信帳戶之金融卡交付予真實姓名年籍不詳之男子並告知其密碼之事實。 2 ①證人即告訴人倪詩語於警詢時之指訴 ②告訴人提供之匯款畫面截圖及訊息對話紀錄、匯款單據及交易明細、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市警察局土城分局廣福派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份 告訴人有於如犯罪事實欄所示時點遭詐欺後,將如犯罪事實欄所示款項匯至中信帳戶之事實。 3 中信帳戶之開戶資料及交易明細各1份 中信帳戶為被告所申辦,告訴人並有於如犯罪事實欄所示時點將如犯罪事實欄所示款項匯至中信帳戶內,嗣該等款項旋遭提領之事實。 二、按刑法上之幫助犯,係對於犯罪與正犯有共同之認識,而以   幫助之意思,對於正犯資以助力,而未參與實施犯罪之行為 者而言(最高法院75年度台上字第1509號、88年度台上字第 1270號判決意旨參照);是以,如未參與實施犯罪構成要件 之行為,且係出於幫助之意思提供助力,即屬幫助犯,而非 共同正犯。本件被告提供中信帳戶予真實姓名年籍不詳之人 ,作為實施詐欺取財之犯罪工具,其單純提供金融機構帳戶 供人使用之行為,並不等同於向被害人施加詐術之行為,且 亦無證據證明被告有參與詐欺取財犯行之構成要件行為,是 其提供郵局帳戶供人使用之行為,係對於該不詳之人遂行詐 欺取財犯行,資以助力。又刑法雖於103年6月18日修正公布 ,增列第339條之4條:「犯第339條詐欺罪而有下列情形之 一者,處1年以上7年以下有期徒刑,得併科100萬元以下罰 金:一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共 同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體 等傳播工具,對公眾散布而犯之。」惟按幫助犯係從屬於正 犯而成立,並無獨立性,故幫助犯須對正犯之犯罪事實,具 有共同認識而加以助力,始能成立,其所應負之責任,亦以 與正犯有同一認識之事實為限,若正犯所犯之事實,超過其 共同認識之範圍時,則幫助者事前既不知情,自不負責。查 詐欺集團成員雖以上開方式對本件告訴人施以詐術,然被告 僅對於郵局帳戶交付他人後,他人可能作為詐欺使用具有不 確定之故意,惟對於詐欺集團施詐術之方式為何,並無證據 證明同有認識,故依罪疑唯輕原則,應認被告僅有容任普通 詐欺之不確定故意,是就其所為,不宜以幫助刑法第339條 之4第1項第2款加重詐欺罪之罪名相繩,核先敘明。 三、被告以幫助洗錢、詐欺取財之意思,參與洗錢、詐欺取財罪 構成要件以外之行為,所為係犯洗錢防制法第2條第2款及洗 錢防制法第3條第2款之行為而犯洗錢防制法第14條第1項洗 錢罪嫌,及刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌,且均為幫助 犯(最高法院108年度台上大字第3101號裁定意旨參照), 請俱依刑法第30條第2項規定按正犯之刑減輕之。被告以一 提供中信帳戶之行為觸犯上開幫助洗錢、幫助詐欺取財等罪 嫌,為想像競合犯,請依刑法第55條之規定,從一重之幫助 洗錢罪嫌處斷。 四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此 致 臺灣桃園地方法院 中  華  民  國  113  年  8   月  15  日                檢察官 盧奕勲 本件證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  9   月  19  日                書記官 李佳恩

2025-01-10

TYDM-113-金簡-362-20250110-1

桃交簡
臺灣桃園地方法院

過失傷害

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 113年度桃交簡字第1771號 聲 請 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 黃祥瑞 上列被告因過失傷害案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(113 年度偵字第43291號),本院判決如下:   主 文 黃祥瑞犯過失傷害罪,處拘役貳拾伍日,如易科罰金,以新臺幣 壹仟元折算壹日。   事實及理由 一、本件犯罪事實及證據,除證據部分補充「被告黃祥瑞於本院 詢問程序中之自白」外,餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑 書所載(如附件)。 二、論罪科刑:  ㈠核被告所為,係犯刑法第284條前段之過失傷害罪。被告一行 為侵害數身體、健康法益而該當數罪,為想像競合犯,應依 刑法第55條規定,從一重論以刑法第284條前段之過失傷害 罪。  ㈡被告於肇事後,員警到場處理時,當場承認為肇事者,有桃 園市政府警察局桃園分局桃園交通中隊道路交通事故肇事人 自首情形紀錄表1份附卷足憑(見偵卷第23頁),是其所為 核與自首之規定相符,爰依刑法第62條前段規定減輕其刑。 再被告有上開刑之加重及減輕情形,應先加後減之。  ㈢爰以行為人之責任為基礎,審酌被告駕駛自用小客車行經案 發地點時,未注意汽車行駛至交岔路口,轉彎車應讓直行車 先行,致本案車禍事故發生,使告訴人張永鈴受有傷害,所 為實有不該,然考量被告有意願與告訴人和解,僅因告訴人 未出面而惜未能成立,且念其終能坦承犯行之犯後態度,兼 衡告訴人之傷勢,暨被告於警詢自陳高中畢業學歷、從事服 務業及家庭經濟狀況小康等一切情狀,量處如主文所示之刑 ,並諭知易科罰金之折算標準,以資警惕。 三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項, 逕以簡易判決處刑如主文。 四、如不服本判決,得自收受送達之翌日起20日內,以書狀敘述 理由(須附繕本),經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起 上訴。 本案經檢察官李允煉聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  114  年  1   月  10  日          刑事第七庭  法 官 高世軒 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀(應附 繕本)。                  書記官 郭怡君  中  華  民  國  114  年  1   月  10  日 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第284條 因過失傷害人者,處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金 ;致重傷者,處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。 附件: 臺灣桃園地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                    113年度偵字第43291號   被   告 黃祥瑞 男 35歲(民國00年00月00日生)             住○○市○○區○○路00號             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因過失傷害案件,業經偵查終結,認為宜聲請以簡易判 決處刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:      犯罪事實 一、黃祥瑞於民國113年3月2日晚間8時45分許,駕駛車牌號碼00 0-0000號自用小客車,沿桃園市桃園區桃鶯路104巷往桃鶯 路方向行駛,行經桃鶯路104巷與桃鶯路交岔路口、欲左轉 彎時,本應注意汽車行駛至交岔路口,轉彎車應讓直行車先 行,而依當時狀況並無不能注意之情形,竟疏未注意及此, 顯示方向燈後,未禮讓直行車即貿然左轉,適有張永鈴駕駛 車牌號碼000-0000號自用小客車搭載其子張○丞(00年0月生 ,真實姓名年籍詳卷),沿桃鶯路由昆明路往建國路方向直 行駛至,亦疏未注意行經無號誌之交岔路口,應減速慢行, 作隨時停車之準備,而加速直行通過上開交岔路口,見狀閃 避不及,兩車因而發生擦撞,致張永鈴因而受有臉部鈍傷( 眼窩旁瘀青)、頸部挫傷之傷害,並致張○丞因而受有頭皮 鈍傷、後胸壁挫傷、胸部挫傷等傷害。嗣黃祥瑞於肇事後, 在偵查機關尚未發覺犯罪前,即向據報前來處理車禍之警員 自首犯行,坦承肇事而表示願意接受裁判。 二、案經張永鈴訴由桃園市政府警察局桃園分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、被告黃祥瑞於警詢時及本署偵查中固坦承有於上開時、地駕 車發生車禍之事實,然辯稱:張永鈴車內擋風玻璃裝有2支 手機,我認為張永鈴邊開車邊看手機,張永鈴通過路口沒有 減速,也有過失等語,惟查,上揭犯罪事實,業據證人即告 訴人張永鈴於警詢證述明確,且有道路交通事故現場圖、道 路交通事故調查報告表㈠㈡各1份、沙爾德聖保祿修女會醫療 法人聖保祿醫院診斷證明書2張、現場照片12張、本署勘驗 筆錄2份、監視器影像翻拍照片3張、監視器影像光碟1片等 附卷可稽。次按汽車行駛至交岔路口,其行進、轉彎,應依 下列規定:七、轉彎車應讓直行車先行,道路交通通安全規 則第102條第1項第7款有明文規定,被告為汽車駕駛人,自 應加注意,且當時並無不能注意情事,竟疏未注意,未先禮 讓直行車先行,貿然左轉彎,因而肇事,致告訴人張永鈴、 被害人張○丞受傷,被告顯有過失。又告訴人張永鈴、被害 人張○丞因本案車禍受傷,有上開診斷證明書2張附卷可憑, 足認與被告之過失行為間,具有相當因果關係,被告犯嫌堪 可認定。 二、核被告所為,係犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌。被告 一行為侵害不同被害人身體法益,為想像競合,請從一重處 斷。又被告於肇事後,犯罪偵查機關未發覺前,即主動向到 場處理之警員自承其為肇事者,並願接受裁判,此有道路交 通事故肇事人自首情形紀錄表1紙在卷可按,核與自首要件 相符,請審酌依刑法第62條前段規定,減輕其刑。 三、至告訴意旨認被告前開過失駕駛行為致告訴人張永鈴受有下 背和骨盆挫傷(疑尾椎骨骨折)之傷害結果,然查,告訴人 張永鈴於本件事故發生前之112年4月28日、112年12月13日 、113年1月11日至沙爾德聖保祿修女會醫療法人聖保祿醫院 (下稱聖保祿醫院)復健科就醫,經診斷為下背及骨盆腔挫 傷,復於113年2月23日至同醫院復健科就醫,經診斷為腰部 脊椎關節病,且前有車禍史及跌倒史等情,有聖保祿醫院11 3年11月5日聖保祿院業字第1130000768號函1份在卷可參, 是告訴意旨指訴此部分傷勢,於本件事故發生前業已存在, 實難認為與本件車禍事故具相當因果關係,然此部分犯罪事 實倘成立犯罪,因與前揭聲請簡易判決處刑部分具有想像競 合犯之裁判上一罪關係,為上開聲請簡易判決處刑效力所及 ,爰不另為不起訴處分,併此敘明。 四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。

2025-01-10

TYDM-113-桃交簡-1771-20250110-1

金訴
臺灣桃園地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度金訴字第1480號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 陳建甫 上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件,經檢察官提起公訴( 113年度偵字第40445號),本院判決如下:   主 文 乙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪,處有期徒刑壹年。 扣案如附表所示之物,均沒收之。   犯罪事實 一、乙○○基於參與犯罪組織之犯意,自民國113年4月至5月間, 加入由真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「查理」、「 專科經理品中」及其他真實姓名、年籍不詳之人等三人以上成 員所組成,以實施詐欺為手段、具有持續性、牟利性及結構 性之詐欺集團犯罪組織(下稱本案詐欺集團),並由乙○○擔 任面交車手,負責向被害人收取遭詐欺之財物,復將之轉交 負責收水之本案詐欺集團其他成員。謀議既成,乙○○與其所 屬三人以上詐欺集團成年成員,即共同意圖為自己不法所有 ,基於三人以上詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽 造特種文書之犯意聯絡,由LINE暱稱「張依琳」之人先於113 年8月8日前某時,向甲○○佯稱可帶領其投資股票獲利云云, 致其陷於錯誤,依指示至桃園市○○區○○路00號1樓台北富邦 商業銀行中平分行,欲提領新臺幣(下同)80萬元交付本案 詐欺集團成員時,遭銀行行員攔阻,而無從提領現金,遂改 至桃園市○○區○○路000號金意盛銀樓有限公司,由不知情之 銀樓負責人偕同甲○○前往桃園市○○區○○○路0段00號國泰世華 商業銀行提領160萬元,2人再返回銀樓購買黃金16兩5錢( 價值約等同160萬元),甲○○復與「張依琳」約定於113年8 月8日20時23分許,在桃園市○○區○○○路000號前交付上開黃 金。嗣「專科經理品中」將本案詐欺集團成員預先偽造如附 表所示編號1之工作證及編號2之收據,以電子檔方式傳送至 乙○○之LINE,乙○○旋於113年8月8日20時許,依指示至超商 列印,並按約定時間前往上址與甲○○見面,出示上開工作證 ,並交付收據以行使之,足生損害於甲○○、「鑫尚揚投資股 份有限公司」、「陳建志」。惟甲○○之子謝昀諺此前即察覺 有異報警處理,乙○○於收受黃金之際,旋為警逮捕而不遂。 二、案經桃園市政府警察局中壢分局報告臺灣桃園地方檢察署檢 察官偵查起訴。   理 由 壹、程序方面: 一、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定:「訊問證人之 筆錄,以在檢察官或法官面前作成,並經踐行刑事訴訟法所 定訊問證人之程序者為限,始得採為證據」,此為刑事訴訟 關於證據能力之特別規定,較諸刑事訴訟法證據章有關傳聞 法則之規定嚴謹,且組織犯罪防制條例迭經修正,均未修正 上開規定,自應優先適用。是在違反組織犯罪防制條例案件 ,證人於警詢時之陳述,即絕對不具證據能力,無刑事訴訟 法第159條之2、第159條之3及第159條之5等規定之適用,自 不得採為判決基礎(最高法院109年度台上字第478號判決意 旨參照),故證人即被害人甲○○及其子謝昀諺於警詢時之陳 述,即均不將之採為認定被告乙○○涉犯組織犯罪防制條例罪 名之證據(然就加重詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行 使偽造特種文書等罪名,則不受此限制)。 二、按被告之自白,非出於強暴、脅迫、利誘、詐欺、疲勞訊問 、違法羈押或其他不正之方法,且與事實相符者,得為證據 ,刑事訴訟法第156條第1項定有明文。經查,被告對於其於 本院審理中之自白,其證據能力並無意見,亦查無有何顯然 不正之方法取得情事,而悖於其自由意志,是被告前開自白 自得作為證據。 三、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述,除法律有規定 者外,不得作為證據;又被告以外之人於審判外之陳述,雖 不符刑事訴訟法第159條之1至第159條之4規定,而經當事人 於審判程序同意作為證據,法院審酌該言詞陳述或書面陳述 作成時之情況,認為適當者,亦得為證據;當事人、代理人 或辯護人於法院調查證據時,知有第159條第1項不得為證據 之情形,而未於言詞辯論終結前聲明異議者,視為有前項之 同意。查被告就本判決所引用被告以外之人於審判外之言詞 或書面陳述,未於言詞辯論終結前聲明異議,且本院審酌該 等證據作成時之情況,並無違法取證及證明力明顯過低之瑕 疵,認為以之作為證據應屬適當,依刑事訴訟法第159條之5 第2項規定,均有證據能力。 四、至本判決所引用之非供述證據部分,與本案均有關連性,亦 無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員以不法方式所取得 ,依刑事訴訟法第158條之4反面解釋,亦具有證據能力。 貳、實體方面: 一、上揭犯罪事實,業據被告於本院準備程序及審理中坦承不諱 (見本院卷第58、244頁),與證人甲○○、謝昀諺之證述( 見偵卷第29至32、35至36頁)互核一致,並有桃園市政府警 察局中壢分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、贓物認領保 管單、刑案現場照片及LINE對話紀錄擷圖在卷可稽(見偵卷 第39至47、49、51至53、53至69頁),足認被告前開任意性 之自白,核與此部分事實相符,洵堪採信。綜上,本案事證 明確,被告上開犯行,堪以認定,應依法論科。 二、論罪科刑:  ㈠按行為人以一參與詐欺犯罪組織,並分工加重詐欺行為,同 時觸犯參與犯罪組織罪及加重詐欺取財罪,雖其參與犯罪組 織之時、地與加重詐欺取財之時、地,在自然意義上非完全 一致,然二者仍有部分合致,且犯罪目的單一,依一般社會 通念,認應評價為一罪方符合刑罰公平原則,應屬想像競合 犯,如予數罪併罰,反有過度評價之疑,實與人民法律感情 不相契合。是以倘若行為人於參與犯罪組織之繼續中,先後 加重詐欺數人財物,因行為人僅為一參與組織行為,侵害一 社會法益,應僅就首次犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺 罪之想像競合犯,而其後之犯行,乃為其參與組織之繼續行 為,為避免重複評價,當無從將一參與犯罪組織行為割裂再 另論一參與犯罪組織罪,而與其後所犯加重詐欺罪從一重論 處之餘地(最高法院107年度台上字第1066號判決意旨參照 )。查被告參與本案詐欺集團,其成員至少有「查理」、「 專科經理品中」、「張依琳」及被告等人,且分別負責招募 車手、列印偽造特種文書、私文書、向被害人施用詐術及面 交取款,為3人以上無訛。而本案詐欺集團成員先向被害人 行騙,使其受騙而至指定地點交付黃金,再由被告出面收取 ,足徵該組織縝密,分工精細,須投入相當成本及時間始能 如此為之,並非隨意組成之立即犯罪,核屬3人以上,以實 施詐術為手段,所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織 。則被告參與之本件詐欺集團,自屬組織犯罪防制條例第2 條規定之犯罪組織。  ㈡按刑法第212條所定特種文書,係指操行證書、工作證書、畢 業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言 (最高法院110年度台上字第1350號判決參照)。次按刑法 第210條所謂之「私文書」,乃指私人制作,以文字或符號 為一定之意思表示,具有存續性,且屬法律上有關事項之文 書。又刑法第212條所定偽造特種文書罪,係指偽造操行證 書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹 工作之書函等(最高法院79年台上字第104號、110年度台上 字第1350號判決意旨參照)。經查,被告並非「鑫尚揚投資 股份有限公司」之員工,亦非「陳建志」本人,猶將本案詐 欺集團成員所偽造如附表編號1、2所示之工作證及收據列印 ,再提示並交付予被害人,其中工作證即表明被告係任職於 該公司之員工「陳建志」;收據係用以表明該公司已向被害 人收取款項之意思表示,揆諸上揭說明,此等文書分屬特種 文書及私文書,被告所為自屬行使偽造特種文書、行使偽造 私文書。  ㈢核被告所為,係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯 罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款三人以上共 同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之 一般洗錢罪、刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪、刑 法第216條、第212條偽造特種文書罪。  ㈣被告雖非實際對被害人施用詐術之人,亦未全程參與整體詐 欺犯行,惟其於本案詐欺集團中擔任面交車手,依據他人指 示佯裝為投資公司人員向被害人收取詐欺財物,並預計將之 轉交以從中獲取報酬,足見被告主觀上係基於自己犯罪之意 思參與詐欺犯罪多人分工之一部,且其所扮演之角色,係取 得詐欺贓款並轉交之人,具整體犯罪計畫不可或缺地位,堪 認被告確與本案詐欺集團其他成員間,有犯意之聯絡,且各 自分擔犯罪行為之一部,相互利用彼此之行為,以達犯罪之 目的,自應就其所參與之犯行,共同負責。準此,被告就本 案加重詐欺取財未遂、一般洗錢未遂罪、行使偽造私文書、 行使偽造特種文書之犯行,與詐欺集團其他成員間均有犯意 聯絡及行為分擔,應論以共同正犯。  ㈤被告與本案詐欺集團成員共同於如附表所示編號2之收據上偽 造「鑫尚揚投資股份有限公司」印文1枚及「陳建志」署名1 枚,均為偽造私文書之階段行為,不另論罪。又被告列印前 開偽造之工作證、收據,再向被害人提出行使,其偽造特種 文書、偽造私文書之犯行,咸為行使偽造特種文書、行使偽 造私文書之與罰前行為,均不另論罪。  ㈥按行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為,因部分 犯行發覺在後或偵查階段之先後不同,肇致起訴後分由不同 之法官審理,為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定,即 應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準,以「該案件」 中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合 。縱該首次犯行非屬事實上之首次,亦因參與犯罪組織之繼 續行為,已為該案中之首次犯行所包攝,該參與犯罪組織行 為之評價已獲滿足,自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪 ,俾免於過度評價及悖於一事不再理原則(最高法院112年 度台上字第4600號判決參照)。經查,被告加入本案詐欺集 團後所實施之加重詐欺取財犯行,除本案外,尚未有其他案 件繫屬於法院等情,此有臺灣高等法院被告前案紀錄表存卷 可查(見本院卷第17、18頁),是本案自屬「最先繫屬於法 院之案件」,則依前開說明,被告參與犯罪組織之犯行,應 與本案被訴加重詐欺取財未遂罪論以想像競合犯。  ㈦被告所犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢罪、行使偽造 特種文書罪、行使偽造私文書罪、參與犯罪組織罪間,均有 方法目的之關係,其間有實行行為局部同一之情形,自應依 刑法第55條論以想像競合犯,從一重之三人以上共同詐欺取 財罪處斷。  ㈧刑之減輕事由:  ⒈被告所犯三人以上共同詐欺取財罪,雖已著手詐騙,然因被 告事實上未取得財物,為未遂犯,爰依刑法第25條第2項規 定,按既遂犯之刑減輕之。  ⒉被告於偵查中未自白加重詐欺犯罪,自無詐欺犯罪危害防制 條例第47條減輕其刑規定之適用。  ㈨爰以行為人之責任為基礎,審酌被告正值青年,不思循正當 管道獲取財物,為圖謀一己私慾,無視政府一再宣誓掃蕩詐 騙犯罪之決心及法規禁令,竟加入詐欺集團,負責擔任面交 取款之車手,參與本案加重詐欺及洗錢犯行,幸未致被害人 受有財產上損失及造成檢警機關追查其他集團成員之困難, 然其助長詐騙歪風熾盛,破壞社會交易秩序,所為尤有不該 。然念及被告終能坦承犯行之犯後態度。併審酌被告之素行 (見被告臺灣高等法院被告前案紀錄表)、擔任本案詐欺集 團之角色(所參與之犯罪層級非高,屬末端、次要角色,相 較於主要之籌劃者、主事者或實行詐騙者,其介入程度及犯 罪情節尚屬有別),兼衡被告於警詢時自陳高職肄業學歷、 從事賣竹筍工作及家庭經濟狀況勉持等一切情狀,量處如主 文所示之刑。  ㈩按刑法第55條想像競合犯之規定,既列在刑法總則編第七章 「數罪併罰」內,且法文稱「一行為而觸犯數罪名」,則依 體系及文義解釋,可知行為人所犯數罪係成立實質競合,自 應對行為人所犯各罪,均予評價,始屬適當。此與法規競合 僅選擇其中最適宜之罪名,為實質上一罪,明顯有別。換言 之,想像競合犯本質上為數罪,各罪所規定之刑罰、沒收及 保安處分等相關法律效果,自應一併適用,否則將導致成立 數罪之想像競合與成立一罪之法規競合,二者法律效果無分 軒輊之失衡情形,尚非立法者於制定刑法第55條時,所作之 價值判斷及所欲實現之目的。刑罰評價對象,乃行為本身; 想像競合犯係一行為觸犯數罪名,為避免對同一行為過度及 重複評價,刑法第55條前段規定「從一重處斷」。又刑法第 33條及第35條僅就刑罰之主刑,定有輕重比較標準,因此上 揭「從一重處斷」,僅限於「主刑」,法院應於較重罪名之 法定刑度內,量處適當刑罰。至於輕罪罪名所規定之沒收及 保安處分,因非屬「主刑」,故與刑法第55條從一重處斷之 規定無關,自得一併宣告(最高法院108年度台上大字第230 6號裁定意旨參照)。準此,本案輕罪洗錢防制法第19條第1 項後段一般洗錢罪之併科罰金法律效果,自已經重罪即刑法 第339條之4第1項第2款之刑罰(得併科新臺幣(下同)100 萬元以下罰金)所封鎖,而本院審酌僅對被告科處前揭自由 刑即足,尚無併予宣告輕罪之併科罰金刑之必要,爰不諭知 併科罰金,附此敘明。 三、沒收部分:  ㈠按犯詐欺犯罪,其供犯罪所用之物,不問屬於犯罪行為人與 否,均沒收之,詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明 文,此為同法第38條第2項之特別法,自應優先適用。經查 ,扣案如附表所示之物,均為被告所有,且供本案犯罪所用 ,為其所供認(見偵卷第19、20頁),自應依前揭規定,宣 告沒收。至本案偽造收據上所載「鑫尚揚投資股份有限公司 」偽造印文及「陳建志」偽造署押各1枚,因本案偽造之收 據業經宣告沒收,自無庸再依刑法第219條規定,沒收之。  ㈡被告否認本案其有收受報酬(見本院卷第29頁),且本案犯 行止於未遂,未實際完成加重詐欺取財、洗錢之犯行,爰不 就犯罪所得部分,宣告沒收。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官丙○提起公訴,檢察官陳淑蓉、蔡宜芳、郭印山到 庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  1   月  9   日          刑事第七庭  審判長法 官 陳品潔                              法 官 吳宜珍                              法 官 高世軒 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。                    書記官 黃心姿   中  華  民  國  114  年  1   月  9   日 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科1百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 組織犯罪防制條例第4條 招募他人加入犯罪組織者,處6月以上5年以下有期徒刑,得併科 新臺幣1千萬元以下罰金。 意圖使他人出中華民國領域外實行犯罪,而犯前項之罪者,處1 年以上7年以下有期徒刑,得併科新臺幣2千萬元以下罰金。 成年人招募未滿十八歲之人加入犯罪組織,而犯前二項之罪者, 加重其刑至二分之一。 以強暴、脅迫或其他非法之方法,使他人加入犯罪組織或妨害其 成員脫離者,處1年以上7年以下有期徒刑,得併科新臺幣2千萬 元以下罰金。 前四項之未遂犯罰之。 修正前洗錢防制法第14條 附表: 編號 扣案物名稱 數量及單位 備註 1 「鑫尚揚投資股份有限公司」工作證 1張 印有被告之相片、姓名:陳建志、職位:外務營業員、部門:外勤部等字樣。 2 「鑫尚揚投資現金儲匯收據」 1張 印有鑫尚揚投資股份有限公司印文1枚,及被告偽造之陳建志署押1枚,並經被告填載:113年8月8日、金額:0000000等語。 3 SAMSUNG GALAXY A52 手機 1支 IMEI碼:000000000000000 IMEI碼2:000000000000000

2025-01-09

TYDM-113-金訴-1480-20250109-1

臺灣桃園地方法院

毒品危害防制條例

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度訴字第882號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 鄧義騰 選任辯護人 葉重序律師 雲惠鈴律師 上列被告因違反毒品危害防制條例案件,經檢察官提起公訴(11 3年度偵字第25837號),及移送併辦(113年度偵字第54719號) ,本院判決如下:   主 文 鄧義騰共同犯運輸第二級毒品未遂罪,處有期徒刑參年。 扣案手機貳支,均沒收之。   犯罪事實 一、緣真實姓名年籍不詳暱稱「老大」之人,自泰國不詳地點, 以不詳方式取得第二級毒品甲基安非他命,並將上開毒品裝 入箱內,復自泰國以航空包裹快遞方式(提單號碼為B/L:0 00000000000、B/L:0000000000000、B/L:0000000000000 )將裝有上開毒品甲基安非他命之包裹,從泰國曼谷運送第 二級毒品安非他命至南韓,並於民國113年3月21日抵達南韓 。嗣後老大於同年月29日聯繫鄧義騰,以新臺幣(下同)25 萬元之後酬,委由其至南韓接收上開毒品包裹,再依指示行 事,鄧義騰明知老大為運輸第二級毒品安非他命,仍與其及 可預見老大所委託自泰國運送至南韓之貨物,極可能係毒品 之林宇川(現關押在南韓),共同基於運輸第二級毒品之犯 意聯絡,由鄧義騰於113年3月30日凌晨聯絡林宇川,約定由 其負責出資機票及住宿費用,由林宇川負責前往韓國接收上 開毒品包裹。謀議既成,林宇川即於113年3月31日搭乘中華 航空CI160號班機入境南韓,並於同日16時許,抵達上開空 包裹配送之南韓仁川市○區○○○0000○0號公寓507室。然上開 毒品包裹經運抵南韓時,即經南韓海關人員察覺有異,先行 抽換包裹內之毒品,並依原配送計畫於113年3月27日將之配 送至上開房屋,待林宇川前欲將上開空包裹搬運離開時,旋 遭南韓警方逮捕,始查悉上情。 二、案經桃園市政府警察局桃園分局報告臺灣桃園地方檢察署檢 察官偵查起訴。   理 由 壹、程序方面: 一、按被告之自白,非出於強暴、脅迫、利誘、詐欺、疲勞訊問 、違法羈押或其他不正之方法,且與事實相符者,得為證據 ;被告陳述其自白係出於不正之方法者,應先於其他事證而 為調查,該自白如係經檢察官提出者,法院應命檢察官就自 白之出於自由意志,指出證明之方法,刑事訴訟法第156條 第1項、第3項定有明文。準此,被告鄧義騰於偵查中及本院 審理中均坦承犯行,又被告及其辯護人對於上開證言之證據 能力均表示無意見,復本院亦查無有何顯然不正之方法取得 情事,而悖於其自由意志,是被告前開供述得為證據。 二、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述,除法律有規定 者外,不得作為證據;又被告以外之人於審判外之陳述,雖 不符刑事訴訟法第159條之1至第159條之4規定,而經當事人 於審判程序同意作為證據,法院審酌該言詞陳述或書面陳述 作成時之情況,認為適當者,亦得為證據;當事人、代理人 或辯護人於法院調查證據時,知有第159條第1項不得為證據 之情形,而未於言詞辯論終結前聲明異議者,視為有前項之 同意。查被告及其辯護人就本判決所引用被告以外之人於審 判外之言詞或書面陳述,未於言詞辯論終結前聲明異議,且 本院審酌該等證據作成時之情況,並無違法取證及證明力明 顯過低之瑕疵,認為以之作為證據應屬適當,依刑事訴訟法 第159條之5第2項規定,均有證據能力。 三、至本判決所引用之非供述證據部分,與本案均有關連性,亦 無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員以不法方式所取得 ,依刑事訴訟法第158條之4反面解釋,亦具有證據能力。 貳、實體方面: 一、認定事實所憑之證據及理由:   上揭事實,業據被告於偵查及本院審理中均坦承不諱(見偵 25837卷第252頁、本院聲延押卷第10頁、本院訴字卷第32、 111、175頁),並有監視器錄影畫面擷圖、桃園機場監視器 錄影畫面擷圖、自願受搜索同意書、勘查採證同意書、警政 署刑事警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、收據、刑事 警察局駐韓國聯絡組113年4月2日駐韓字第113054號陳報單 、駐韓國代表處113年4月9日韓部字第1131053880號函及所 附沒收調查書、分析委託書、分析結果報告、刑事警察局駐 韓國聯絡組113年4月9日駐韓字第113062號陳報單及所附通 聯紀錄及通話對象之手機翻拍照片、仁川地方檢察廳逮捕通 知書、領事通知書、職務報告及共犯林宇川自白書在卷可稽 (見偵25837卷第12、13、29、41、43、45至51、53至57、5 9至61、63至95、101至105、113至120、217、245、283至28 8頁),足認被告之任意性自白核與事實相符,均堪以採信 。綜上,本案事證明確,被告犯行洵堪認定,應依法論科。 二、論罪科刑:  ㈠所謂「控制下交付」(或稱「監視下運送」)是指偵查機關 發現毒品(我國現制僅容許毒品在控制下交付)時,當場不 予查扣,而在控制監視下容許毒品之運輸,俟到達相關犯罪 嫌疑人時始加以查獲及逮捕之偵查手段。依其毒品原始發現 地點之不同,可區分為「境外」控制下交付(又稱跨國或國 際控制下交付,即毒品在境外發現後,在監視下運入、運出 或通過我國領土)及「境內」控制下交付(即毒品在我國境 內發現後,在監視下進行交付)。又偵查機關於發現毒品後 ,如選擇容許毒品以原封不動之方式繼續運輸,在學理上稱 為「有害之控制下交付」;但如為避免毒品於運輸過程中逸 失,而選擇以置換毒品之全部或一部,改以替代物繼續運輸 者,在學理上則稱為「無害之控制下交付」(見1988年「聯 合國禁止非法販賣麻醉藥品管理條例暨精神藥物公約」第1 條第7(g)款、第11條第3項規定)。惟被告、犯罪嫌疑人 及毒品之入出國境,或容許毒品繼續在國內運輸,須有法源 依據,查緝機關始得據以實施,並阻卻查緝人員相關犯罪之 違法性(例如懲治走私條例第9條明知為走私物品而放行罪 、持有或運輸毒品罪)。故毒品危害防制條例於92年7月9日 增訂第32條之1規定,檢察官或司法警察官須向最高檢察署 提出偵查計畫書,經最高檢察署檢察總長核可並核發偵查指 揮書後,始得實施「有害之控制下交付」。換言之,未經檢 察總長核發偵查指揮書,海關不得配合執行控制下交付作業 ,而擅將其依海關緝私條例第17條第1項規定扣押之貨物( 毒品)放行(參「偵辦跨國性毒品犯罪入出境協調管制作業 辦法」第5條第1項、第6條及「海關執行毒品控制下交付作 業要點」第3、6、8點等規定)。至於偵查機關選擇「無害 之控制下交付」方式,改以毒品之替代物繼續運送,即非屬 上開毒品危害防制條例第32條之1規範範圍,倘行為人已著 手申請海關放行起運,則在其後始本於(境內)共同運輸毒 品犯意出面領貨之他行為人,因毒品客觀上仍遭扣押在海關 而未經起運,固不能以運輸毒品既遂罪相繩,但此無非係偵 查機關採行之查緝手段所致,顯非出於行為人重大無知之誤 認,況客觀上毒品確實存在,難謂全無侵害法益之危險,自 屬障礙未遂,而非不能未遂(最高法院112年度台上字第418 2號判決意旨參照)。查本案南韓警方係以「無害之控制下 交付」方式進行偵查,亦即運輸至南韓之含甲基安非他命包 裹係於海關時即遭查扣,並替換空包裹後送達於指定之上開 房屋,因被告係在老大自起運本案毒包裹後,方與老大、林 宇川基於運輸毒品之犯意聯絡,由被告聯繫林宇川赴南韓領 貨,而此際毒包裹已遭扣押在南韓海關,固自不能以運輸毒 品既遂罪相繩。  ㈡核被告所為,係犯毒品條例第4條第6項、第3項之運輸第二級 毒品罪未遂罪。按刑事訴訟法第300條所謂變更法條,係指 罪名之變更而言,若僅行為態樣有正犯、從犯之分,或既遂 、未遂之分,即無庸引用刑事訴訟法第300條變更起訴法條 (最高法院101年度台上字第3805號判決意旨參照),公訴 意旨固認本案被告係犯運輸第二級毒品既遂犯,然本院審理 後認被告僅犯運輸第二級毒品未遂罪,已如前述,又本院僅 將被告由既遂犯改論以未遂犯,揆諸上揭說明,自無庸變更 起訴法條。  ㈢按共同正犯在主觀上須有共同犯罪之意思,客觀上須為共同 犯罪行為之實行。所謂共同犯罪之意思,係指基於共同犯罪 之認識,互相利用他方之行為以遂行犯罪目的之意思;共同 正犯因有此意思之聯絡,其行為在法律上應作合一的觀察而 為責任之共擔。至於共同正犯之意思聯絡,不以彼此間犯罪 故意之態樣相同為必要,蓋刑法第13條第1項、第2項雖分別 規定行為人對於構成犯罪之事實,明知並有意使其發生者, 為故意;行為人對於構成犯罪之事實,預見其發生而其發生 不違背其本意者,以故意論。前者為直接故意,後者為間接 故意,惟不論「明知」或「預見」,僅認識程度之差別,間 接故意應具備構成犯罪事實之認識,與直接故意並無不同。 除犯罪構成事實以「明知」為要件,行為人須具有直接故意 外,共同正犯對於構成犯罪事實既已「明知」或「預見」, 其認識完全無缺,進而基此共同之認識「使其發生」或「容 認其發生(不違背其本意)」,彼此間在意思上自得合而為 一,形成犯罪意思之聯絡。故行為人分別基於直接故意與間 接故意實行犯罪行為,自可成立共同正犯(最高法院101年 度第11次刑事庭會議決議參照)。本案被告具運輸第二級毒 品之直接故意,揆諸上揭說明,自得與僅具運輸第二級毒品 間接故意之林宇川及起運毒品之老大,基於運輸第二級毒品 之犯意聯絡,而由被告分擔聯繫、指示及出資使林宇川至南 韓領取毒品包裹之部分行為,其行為具犯罪目的之實現具有 不可或缺之地位,應與老大、林宇川成立共同正犯。  ㈣刑之減輕事由:  ⒈被告已著手於運輸第二級毒品犯行之實行而不遂,為未遂犯 ,爰依刑法第25條第2項規定,按既遂犯之刑減輕之。  ⒉毒品危害防制條例第17條第2項規定:「犯第四條至第八條之 罪於偵查及歷次審判中均自白者,減輕其刑。」旨在鼓勵犯 罪行為人之悛悔,同時使偵、審機關易於發現真實,以利毒 品之查緝,俾收防制毒品危害之效。查被告對於本案運輸第 二級毒品之犯行,於偵查、本院詢問、準備程序及審理中均 供認不諱(見偵25837卷第252頁、本院聲延押卷第10頁、本 院訴字卷第32、111、175頁),合於偵審自白減刑之要件, 爰依毒品危害防制條例第17條第2項規定減輕其刑,並應依 較少之數遞予減輕之。  ⒊按犯運送第二級毒品罪,供出毒品來源,因而查獲其他正犯 或共犯者,減輕或免除其刑,毒品危害防制條例第17條第1 項定有明文。究其立法意旨,係為有效破獲上游之製造、販 賣、運輸毒品組織,鼓勵毒販供出所涉案件毒品之來源,擴 大落實毒品之追查,俾有效斷絕毒品之供給,以杜絕毒品氾 濫,對查獲之毒販願意供出毒品來源,因而查獲其他正犯或 共犯者,採行寬厚之刑事政策,擴大適用範圍,並規定得減 免其刑。所稱「供出毒品來源,因而查獲其他正犯或共犯者 」,係指被告供出毒品來源之對向性正犯,或與其具有共同 正犯、共犯(教唆犯、幫助犯關係)之毒品由來之人的相關 資料,使調查或偵查犯罪之公務員據以對之發動調查或偵查 程序,並因此而確實查獲其人、其犯行而言。(最高法院11 3年度台上字第3870號判決意旨參照)。查被告於警詢時固 供出毒品由來者為「Zaw Nalng」之人,然依內政部警政署 刑事警察局113年10月28日刑際字第1136126621號函復:「 被告鄧義騰有供述出生年月日為1992年5月20日、姓名『Zaw Nalng』外籍男子(護照號碼尾數189)為貴院辦理113年度訴 字第882號案見毒品來源上手,惟無法提供其他補強證據進 行證明,致未有供出毒品來源因而查獲其他正犯或共犯情事 」等語(見本院卷第87頁),揆諸上揭說明,本案被告自無 從依毒品危害防制條例第17條第1項規定,減輕其刑。  ㈤按刑法第59條規定之酌量減輕其刑,必須犯罪另有特殊之原 因與環境,在客觀上足以引起一般同情,認為即使予以宣告 法定最低度刑,猶嫌過重者,始有其適用。此所謂法定最低 度刑,固包括法定最低本刑;惟遇有其他法定減輕之事由者 ,則應係指適用其他法定減輕事由減輕其刑後之最低度刑而 言。倘被告別有法定減輕事由者,應先適用法定減輕事由減 輕其刑後,猶認其犯罪之情狀顯可憫恕,即使科以該減輕後 之最低度刑仍嫌過重者,始得適用刑法第59條規定酌量減輕 其刑。查毒品對社會秩序及國民健康危害至深且鉅,運輸毒 品係世界及政府嚴格查緝之犯罪類型,被告為圖己利,無視 禁令運輸毒品,倘流入社會將足以破壞治安,並助長毒品流 通,客觀上顯不足以引起一般人同情,亦無證據證明被告有 何客觀上特殊原因或環境致需運輸毒品。況本案依毒品危害 防制條例17條第2項規定減輕其刑後,法定刑已大幅減輕, 客觀上已無情輕法重,而有情堪憫恕之情形,自無再依刑法 第59條規定酌減其刑之餘地。  ㈥爰以行為人之責任為基礎,審酌被告不思以正當途徑獲取財 物,竟為圖私利運輸毒品,所為無視於政府反毒決心,助長 毒品跨國交易,有害於整體世界及他國秩序,且私運之甲基 安非他命數量甚多,所為實屬不該。幸本案毒品係於運至南 韓國境內之際即經查獲,而未造成毒品擴散之重大危害。此 外,參考被告於犯後終能坦承犯行,但猶不承認係其指示林 宇川赴南韓領取毒品包裹及支付機票、住宿等犯罪細節之犯 後態度。併考量本案運輸之毒品謀議實際經過、運送情形, 暨酌以被告之犯罪動機、目的、手段、智識程度及犯後始終 坦承犯行態度等一切情狀,量處如主文所示之刑。 三、沒收部分:  ㈠扣案手機2支,乃被告供作聯繫本案販賣毒品犯行所用之物, 是不問是否屬犯罪行為人,均應依毒品危害防制條例第19條 第1項規定,宣告沒收。  ㈡扣案之10萬元現金,被告辯稱:係伊工作取得,伊每月收入 有8萬2,000元等語(見本院訴字卷第112頁),其辯稱並非 顯然不可信,且復查卷內亦無其他事實足以證明此部分之金 錢,乃被告取自其他違法行為所得,則此部分之金錢,爰不 予宣告沒收。  ㈢被告雖自承林宇川至南韓之機票及住宿費用均由其所墊付, 惟供稱尚未取得老大所允諾給予之報酬等語(見本院訴字卷 第111、176頁),卷內復無任何證據可資證明被告有因本案 犯行獲取任何經濟上之利益或有取得任何報酬,爰不宣告沒 收其犯罪所得。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官李俊毅提起公訴及移送併辦,檢察官郭印山到庭執 行職務。 中  華  民  國  114  年  1   月  9   日          刑事第七庭  審判長法 官 陳品潔                          法 官 吳宜珍                          法 官 高世軒 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。                    書記官 黃心姿  中  華  民  國  114  年  1   月  9   日 附錄本案論罪科刑法條: 毒品危害防制條例第4條 製造、運輸、販賣第一級毒品者,處死刑或無期徒刑;處無期徒 刑者,得併科新臺幣3千萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第二級毒品者,處無期徒刑或10年以上有期徒 刑,得併科新臺幣1千5百萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第三級毒品者,處7年以上有期徒刑,得併科 新臺幣1千萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第四級毒品者,處5年以上12年以下有期徒刑 ,得併科新臺幣5百萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣專供製造或施用毒品之器具者,處1年以上7年 以下有期徒刑,得併科新臺幣1百50萬元以下罰金。 前五項之未遂犯罰之。

2025-01-09

TYDM-113-訴-882-20250109-1

臺灣桃園地方法院

毒品危害防制條例

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度訴字第882號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 鄧義騰 選任辯護人 葉重序律師 雲惠鈴律師 上列被告因違反毒品危害防制條例案件,經檢察官提起公訴(11 3年度偵字第25837號),及移送併辦(113年度偵字第54719號) ,本院判決如下:   主 文 鄧義騰共同犯運輸第二級毒品未遂罪,處有期徒刑參年。 扣案手機貳支,均沒收之。   犯罪事實 一、緣真實姓名年籍不詳暱稱「老大」之人,自泰國不詳地點, 以不詳方式取得第二級毒品甲基安非他命,並將上開毒品裝 入箱內,復自泰國以航空包裹快遞方式(提單號碼為B/L:0 00000000000、B/L:0000000000000、B/L:0000000000000 )將裝有上開毒品甲基安非他命之包裹,從泰國曼谷運送第 二級毒品安非他命至南韓,並於民國113年3月21日抵達南韓 。嗣後老大於同年月29日聯繫鄧義騰,以新臺幣(下同)25 萬元之後酬,委由其至南韓接收上開毒品包裹,再依指示行 事,鄧義騰明知老大為運輸第二級毒品安非他命,仍與其及 可預見老大所委託自泰國運送至南韓之貨物,極可能係毒品 之林宇川(現關押在南韓),共同基於運輸第二級毒品之犯 意聯絡,由鄧義騰於113年3月30日凌晨聯絡林宇川,約定由 其負責出資機票及住宿費用,由林宇川負責前往韓國接收上 開毒品包裹。謀議既成,林宇川即於113年3月31日搭乘中華 航空CI160號班機入境南韓,並於同日16時許,抵達上開空 包裹配送之南韓仁川市○區○○○0000○0號公寓507室。然上開 毒品包裹經運抵南韓時,即經南韓海關人員察覺有異,先行 抽換包裹內之毒品,並依原配送計畫於113年3月27日將之配 送至上開房屋,待林宇川前欲將上開空包裹搬運離開時,旋 遭南韓警方逮捕,始查悉上情。 二、案經桃園市政府警察局桃園分局報告臺灣桃園地方檢察署檢 察官偵查起訴。   理 由 壹、程序方面: 一、按被告之自白,非出於強暴、脅迫、利誘、詐欺、疲勞訊問 、違法羈押或其他不正之方法,且與事實相符者,得為證據 ;被告陳述其自白係出於不正之方法者,應先於其他事證而 為調查,該自白如係經檢察官提出者,法院應命檢察官就自 白之出於自由意志,指出證明之方法,刑事訴訟法第156條 第1項、第3項定有明文。準此,被告鄧義騰於偵查中及本院 審理中均坦承犯行,又被告及其辯護人對於上開證言之證據 能力均表示無意見,復本院亦查無有何顯然不正之方法取得 情事,而悖於其自由意志,是被告前開供述得為證據。 二、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述,除法律有規定 者外,不得作為證據;又被告以外之人於審判外之陳述,雖 不符刑事訴訟法第159條之1至第159條之4規定,而經當事人 於審判程序同意作為證據,法院審酌該言詞陳述或書面陳述 作成時之情況,認為適當者,亦得為證據;當事人、代理人 或辯護人於法院調查證據時,知有第159條第1項不得為證據 之情形,而未於言詞辯論終結前聲明異議者,視為有前項之 同意。查被告及其辯護人就本判決所引用被告以外之人於審 判外之言詞或書面陳述,未於言詞辯論終結前聲明異議,且 本院審酌該等證據作成時之情況,並無違法取證及證明力明 顯過低之瑕疵,認為以之作為證據應屬適當,依刑事訴訟法 第159條之5第2項規定,均有證據能力。 三、至本判決所引用之非供述證據部分,與本案均有關連性,亦 無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員以不法方式所取得 ,依刑事訴訟法第158條之4反面解釋,亦具有證據能力。 貳、實體方面: 一、認定事實所憑之證據及理由:   上揭事實,業據被告於偵查及本院審理中均坦承不諱(見偵 25837卷第252頁、本院聲延押卷第10頁、本院訴字卷第32、 111、175頁),並有監視器錄影畫面擷圖、桃園機場監視器 錄影畫面擷圖、自願受搜索同意書、勘查採證同意書、警政 署刑事警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、收據、刑事 警察局駐韓國聯絡組113年4月2日駐韓字第113054號陳報單 、駐韓國代表處113年4月9日韓部字第1131053880號函及所 附沒收調查書、分析委託書、分析結果報告、刑事警察局駐 韓國聯絡組113年4月9日駐韓字第113062號陳報單及所附通 聯紀錄及通話對象之手機翻拍照片、仁川地方檢察廳逮捕通 知書、領事通知書、職務報告及共犯林宇川自白書在卷可稽 (見偵25837卷第12、13、29、41、43、45至51、53至57、5 9至61、63至95、101至105、113至120、217、245、283至28 8頁),足認被告之任意性自白核與事實相符,均堪以採信 。綜上,本案事證明確,被告犯行洵堪認定,應依法論科。 二、論罪科刑:  ㈠所謂「控制下交付」(或稱「監視下運送」)是指偵查機關 發現毒品(我國現制僅容許毒品在控制下交付)時,當場不 予查扣,而在控制監視下容許毒品之運輸,俟到達相關犯罪 嫌疑人時始加以查獲及逮捕之偵查手段。依其毒品原始發現 地點之不同,可區分為「境外」控制下交付(又稱跨國或國 際控制下交付,即毒品在境外發現後,在監視下運入、運出 或通過我國領土)及「境內」控制下交付(即毒品在我國境 內發現後,在監視下進行交付)。又偵查機關於發現毒品後 ,如選擇容許毒品以原封不動之方式繼續運輸,在學理上稱 為「有害之控制下交付」;但如為避免毒品於運輸過程中逸 失,而選擇以置換毒品之全部或一部,改以替代物繼續運輸 者,在學理上則稱為「無害之控制下交付」(見1988年「聯 合國禁止非法販賣麻醉藥品管理條例暨精神藥物公約」第1 條第7(g)款、第11條第3項規定)。惟被告、犯罪嫌疑人 及毒品之入出國境,或容許毒品繼續在國內運輸,須有法源 依據,查緝機關始得據以實施,並阻卻查緝人員相關犯罪之 違法性(例如懲治走私條例第9條明知為走私物品而放行罪 、持有或運輸毒品罪)。故毒品危害防制條例於92年7月9日 增訂第32條之1規定,檢察官或司法警察官須向最高檢察署 提出偵查計畫書,經最高檢察署檢察總長核可並核發偵查指 揮書後,始得實施「有害之控制下交付」。換言之,未經檢 察總長核發偵查指揮書,海關不得配合執行控制下交付作業 ,而擅將其依海關緝私條例第17條第1項規定扣押之貨物( 毒品)放行(參「偵辦跨國性毒品犯罪入出境協調管制作業 辦法」第5條第1項、第6條及「海關執行毒品控制下交付作 業要點」第3、6、8點等規定)。至於偵查機關選擇「無害 之控制下交付」方式,改以毒品之替代物繼續運送,即非屬 上開毒品危害防制條例第32條之1規範範圍,倘行為人已著 手申請海關放行起運,則在其後始本於(境內)共同運輸毒 品犯意出面領貨之他行為人,因毒品客觀上仍遭扣押在海關 而未經起運,固不能以運輸毒品既遂罪相繩,但此無非係偵 查機關採行之查緝手段所致,顯非出於行為人重大無知之誤 認,況客觀上毒品確實存在,難謂全無侵害法益之危險,自 屬障礙未遂,而非不能未遂(最高法院112年度台上字第418 2號判決意旨參照)。查本案南韓警方係以「無害之控制下 交付」方式進行偵查,亦即運輸至南韓之含甲基安非他命包 裹係於海關時即遭查扣,並替換空包裹後送達於指定之上開 房屋,因被告係在老大自起運本案毒包裹後,方與老大、林 宇川基於運輸毒品之犯意聯絡,由被告聯繫林宇川赴南韓領 貨,而此際毒包裹已遭扣押在南韓海關,固自不能以運輸毒 品既遂罪相繩。  ㈡核被告所為,係犯毒品條例第4條第6項、第3項之運輸第二級 毒品罪未遂罪。按刑事訴訟法第300條所謂變更法條,係指 罪名之變更而言,若僅行為態樣有正犯、從犯之分,或既遂 、未遂之分,即無庸引用刑事訴訟法第300條變更起訴法條 (最高法院101年度台上字第3805號判決意旨參照),公訴 意旨固認本案被告係犯運輸第二級毒品既遂犯,然本院審理 後認被告僅犯運輸第二級毒品未遂罪,已如前述,又本院僅 將被告由既遂犯改論以未遂犯,揆諸上揭說明,自無庸變更 起訴法條。  ㈢按共同正犯在主觀上須有共同犯罪之意思,客觀上須為共同 犯罪行為之實行。所謂共同犯罪之意思,係指基於共同犯罪 之認識,互相利用他方之行為以遂行犯罪目的之意思;共同 正犯因有此意思之聯絡,其行為在法律上應作合一的觀察而 為責任之共擔。至於共同正犯之意思聯絡,不以彼此間犯罪 故意之態樣相同為必要,蓋刑法第13條第1項、第2項雖分別 規定行為人對於構成犯罪之事實,明知並有意使其發生者, 為故意;行為人對於構成犯罪之事實,預見其發生而其發生 不違背其本意者,以故意論。前者為直接故意,後者為間接 故意,惟不論「明知」或「預見」,僅認識程度之差別,間 接故意應具備構成犯罪事實之認識,與直接故意並無不同。 除犯罪構成事實以「明知」為要件,行為人須具有直接故意 外,共同正犯對於構成犯罪事實既已「明知」或「預見」, 其認識完全無缺,進而基此共同之認識「使其發生」或「容 認其發生(不違背其本意)」,彼此間在意思上自得合而為 一,形成犯罪意思之聯絡。故行為人分別基於直接故意與間 接故意實行犯罪行為,自可成立共同正犯(最高法院101年 度第11次刑事庭會議決議參照)。本案被告具運輸第二級毒 品之直接故意,揆諸上揭說明,自得與僅具運輸第二級毒品 間接故意之林宇川及起運毒品之老大,基於運輸第二級毒品 之犯意聯絡,而由被告分擔聯繫、指示及出資使林宇川至南 韓領取毒品包裹之部分行為,其行為具犯罪目的之實現具有 不可或缺之地位,應與老大、林宇川成立共同正犯。  ㈣刑之減輕事由:  ⒈被告已著手於運輸第二級毒品犯行之實行而不遂,為未遂犯 ,爰依刑法第25條第2項規定,按既遂犯之刑減輕之。  ⒉毒品危害防制條例第17條第2項規定:「犯第四條至第八條之 罪於偵查及歷次審判中均自白者,減輕其刑。」旨在鼓勵犯 罪行為人之悛悔,同時使偵、審機關易於發現真實,以利毒 品之查緝,俾收防制毒品危害之效。查被告對於本案運輸第 二級毒品之犯行,於偵查、本院詢問、準備程序及審理中均 供認不諱(見偵25837卷第252頁、本院聲延押卷第10頁、本 院訴字卷第32、111、175頁),合於偵審自白減刑之要件, 爰依毒品危害防制條例第17條第2項規定減輕其刑,並應依 較少之數遞予減輕之。  ⒊按犯運送第二級毒品罪,供出毒品來源,因而查獲其他正犯 或共犯者,減輕或免除其刑,毒品危害防制條例第17條第1 項定有明文。究其立法意旨,係為有效破獲上游之製造、販 賣、運輸毒品組織,鼓勵毒販供出所涉案件毒品之來源,擴 大落實毒品之追查,俾有效斷絕毒品之供給,以杜絕毒品氾 濫,對查獲之毒販願意供出毒品來源,因而查獲其他正犯或 共犯者,採行寬厚之刑事政策,擴大適用範圍,並規定得減 免其刑。所稱「供出毒品來源,因而查獲其他正犯或共犯者 」,係指被告供出毒品來源之對向性正犯,或與其具有共同 正犯、共犯(教唆犯、幫助犯關係)之毒品由來之人的相關 資料,使調查或偵查犯罪之公務員據以對之發動調查或偵查 程序,並因此而確實查獲其人、其犯行而言。(最高法院11 3年度台上字第3870號判決意旨參照)。查被告於警詢時固 供出毒品由來者為「Zaw Nalng」之人,然依內政部警政署 刑事警察局113年10月28日刑際字第1136126621號函復:「 被告鄧義騰有供述出生年月日為1992年5月20日、姓名『Zaw Nalng』外籍男子(護照號碼尾數189)為貴院辦理113年度訴 字第882號案見毒品來源上手,惟無法提供其他補強證據進 行證明,致未有供出毒品來源因而查獲其他正犯或共犯情事 」等語(見本院卷第87頁),揆諸上揭說明,本案被告自無 從依毒品危害防制條例第17條第1項規定,減輕其刑。  ㈤按刑法第59條規定之酌量減輕其刑,必須犯罪另有特殊之原 因與環境,在客觀上足以引起一般同情,認為即使予以宣告 法定最低度刑,猶嫌過重者,始有其適用。此所謂法定最低 度刑,固包括法定最低本刑;惟遇有其他法定減輕之事由者 ,則應係指適用其他法定減輕事由減輕其刑後之最低度刑而 言。倘被告別有法定減輕事由者,應先適用法定減輕事由減 輕其刑後,猶認其犯罪之情狀顯可憫恕,即使科以該減輕後 之最低度刑仍嫌過重者,始得適用刑法第59條規定酌量減輕 其刑。查毒品對社會秩序及國民健康危害至深且鉅,運輸毒 品係世界及政府嚴格查緝之犯罪類型,被告為圖己利,無視 禁令運輸毒品,倘流入社會將足以破壞治安,並助長毒品流 通,客觀上顯不足以引起一般人同情,亦無證據證明被告有 何客觀上特殊原因或環境致需運輸毒品。況本案依毒品危害 防制條例17條第2項規定減輕其刑後,法定刑已大幅減輕, 客觀上已無情輕法重,而有情堪憫恕之情形,自無再依刑法 第59條規定酌減其刑之餘地。  ㈥爰以行為人之責任為基礎,審酌被告不思以正當途徑獲取財 物,竟為圖私利運輸毒品,所為無視於政府反毒決心,助長 毒品跨國交易,有害於整體世界及他國秩序,且私運之甲基 安非他命數量甚多,所為實屬不該。幸本案毒品係於運至南 韓國境內之際即經查獲,而未造成毒品擴散之重大危害。此 外,參考被告於犯後終能坦承犯行,但猶不承認係其指示林 宇川赴南韓領取毒品包裹及支付機票、住宿等犯罪細節之犯 後態度。併考量本案運輸之毒品謀議實際經過、運送情形, 暨酌以被告之犯罪動機、目的、手段、智識程度及犯後始終 坦承犯行態度等一切情狀,量處如主文所示之刑。 三、沒收部分:  ㈠扣案手機2支,乃被告供作聯繫本案販賣毒品犯行所用之物, 是不問是否屬犯罪行為人,均應依毒品危害防制條例第19條 第1項規定,宣告沒收。  ㈡扣案之10萬元現金,被告辯稱:係伊工作取得,伊每月收入 有8萬2,000元等語(見本院訴字卷第112頁),其辯稱並非 顯然不可信,且復查卷內亦無其他事實足以證明此部分之金 錢,乃被告取自其他違法行為所得,則此部分之金錢,爰不 予宣告沒收。  ㈢被告雖自承林宇川至南韓之機票及住宿費用均由其所墊付, 惟供稱尚未取得老大所允諾給予之報酬等語(見本院訴字卷 第111、176頁),卷內復無任何證據可資證明被告有因本案 犯行獲取任何經濟上之利益或有取得任何報酬,爰不宣告沒 收其犯罪所得。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官李俊毅提起公訴及移送併辦,檢察官郭印山到庭執 行職務。 中  華  民  國  114  年  1   月  9   日          刑事第七庭  審判長法 官 陳品潔                          法 官 吳宜珍                          法 官 高世軒 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。                    書記官 黃心姿  中  華  民  國  114  年  1   月  9   日 附錄本案論罪科刑法條: 毒品危害防制條例第4條 製造、運輸、販賣第一級毒品者,處死刑或無期徒刑;處無期徒 刑者,得併科新臺幣3千萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第二級毒品者,處無期徒刑或10年以上有期徒 刑,得併科新臺幣1千5百萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第三級毒品者,處7年以上有期徒刑,得併科 新臺幣1千萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第四級毒品者,處5年以上12年以下有期徒刑 ,得併科新臺幣5百萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣專供製造或施用毒品之器具者,處1年以上7年 以下有期徒刑,得併科新臺幣1百50萬元以下罰金。 前五項之未遂犯罰之。

2025-01-09

TYDM-113-訴-882-20250109-2

臺灣桃園地方法院

毒品危害防制條例

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度訴字第860號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 江岳縉 選任辯護人 王聖傑律師 劉杰律師 上列被告因違反毒品危害防制條例案件,經檢察官提起公訴(11 3年度偵字第16915號),本院判決如下:   主 文 江岳縉犯販賣第二級毒品未遂罪,處有期徒刑貳年陸月。 扣案如附表所示編號1、2之物,均沒收銷燬之;編號4、5之物, 均沒收之。   犯罪事實 一、江岳縉明知甲基安非他命為毒品危害防制條例第2條第2項第 2款所列管之第二級毒品,不得販賣,竟基於販賣第二級毒 品甲基安非他命之犯意,於民國113年3月14日前某時,於社 群平台X上以「51 SLAM 飯淫幹」為暱稱,於真實姓名年籍 不詳、暱稱「Tony」之人於其公開之個人頁面所發布「新北 哪裡買(糖果圖樣)」之貼文,留言「可找我」等語之兜售 毒品訊息。適桃園市政府警察局中壢分局員警於同日下午執 行網路巡邏勤務時,查悉上開訊息,即佯裝為毒品買家與江 岳縉聯繫,復以通訊軟體Telegram聯繫,並談妥以新臺幣( 下同)2萬元之價格,向江岳縉購買含甲基安非他命9包,並 先由該員警匯款5,000元至江岳縉於中華郵政開設之0000000 0000000號帳戶,再約定於同日23時55分許,在桃園市中壢 區興仁路3段102巷內進行交易。嗣2人於上開所定時點碰面 ,江岳縉欲交付上開毒品時,該員警即表明身分並逮捕江岳 縉而不遂,並經當場扣得如附表所示之物。 二、案經桃園市政府警察局中壢分局報告臺灣桃園地方檢察署檢 察官偵查起訴。   理 由 壹、程序部分: 一、按被告之自白,非出於強暴、脅迫、利誘、詐欺、疲勞訊問 、違法羈押或其他不正之方法,且與事實相符者,得為證據 ;被告陳述其自白係出於不正之方法者,應先於其他事證而 為調查,該自白如係經檢察官提出者,法院應命檢察官就自 白之出於自由意志,指出證明之方法,刑事訴訟法第156條 第1項、第3項定有明文。準此,被告江岳縉及其辯護人對於 檢察官所提被告於偵查中之供述,其證據能力並無意見,復 本院亦查無有何顯然不正之方法取得情事,而悖於其自由意 志,是被告前開供述得為證據。 二、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述,除法律有規定 者外,不得作為證據;又被告以外之人於審判外之陳述,雖 不符刑事訴訟法第159條之1至第159條之4規定,而經當事人 於審判程序同意作為證據,法院審酌該言詞陳述或書面陳述 作成時之情況,認為適當者,亦得為證據;當事人、代理人 或辯護人於法院調查證據時,知有第159條第1項不得為證據 之情形,而未於言詞辯論終結前聲明異議者,視為有前項之 同意。查被告及其辯護人就本判決所引用被告以外之人於審 判外之言詞或書面陳述,未於言詞辯論終結前聲明異議,且 本院審酌該等證據作成時之情況,並無違法取證及證明力明 顯過低之瑕疵,認為以之作為證據應屬適當,依刑事訴訟法 第159條之5第2項規定,均有證據能力。 三、至本判決所引用之非供述證據部分,與本案均有關連性,亦 無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員以不法方式所取得 ,依刑事訴訟法第158條之4反面解釋,亦具有證據能力。 貳、實體部分: 一、認定犯罪事實所憑之證據及理由:   上揭犯罪事實,業據被告於偵查及審理中均坦承不諱(見偵 卷第91頁、本院卷第55、89頁),並有職務報告、搜索扣押 筆錄、扣押物品目錄表、收據、現場照片、扣案物照片、手 機網路銀行交易擷圖、X對話紀錄擷圖、Telegram對話紀錄 擷圖、匯款紀錄擷圖、桃園市政府警察局桃園分局查獲施用 (持有)毒品案件經過情形紀錄表、桃園市政府警察局桃園 分局113年7月7日中警分刑字第1130046205號函及所附毒品 證物鑑驗報告在卷可稽(見偵卷第11、12、35至41、45至63 、67、127至131頁),足認被告之任意性自白核與事實相符 ,均堪以採信。又被告亦自承:伊販入毒品之價錢比預計要 售出之價格低等語(見本院卷第89頁),足證被告主觀上應 有營利之意圖。綜上,本案事證明確,被告犯行洵堪認定, 應依法論科。 二、論罪科刑:  ㈠按甲基安非他命係毒品危害防制條例第2條第2項第2款所列管 之第二級毒品。次按刑事偵查技術上所謂之「釣魚偵查」, 係指對於原已犯罪或具有犯罪故意之人,以設計引誘之方式 ,使其暴露犯罪事證,而加以逮捕或偵辦而言,此純屬偵查 犯罪技巧之範疇,並未違反憲法對於基本人權之保障,且於 公共利益之維護有其必要性存在,故依「釣魚」方式所蒐集 之證據資料,原則上非無證據能力;又於此情形,因毒品購 買者為辦案佯稱購買,而將販賣者誘出以求人贓俱獲,因其 無實際買受之真意,且在警察監視之下伺機逮捕,事實上亦 不能真正完成買賣,則該次行為,僅能論以販賣未遂(最高 法院100年度台上字第4498號判決意旨參照)。本案係被告 先於X貼文下方留言兜售本案毒品,再與員警約定購買本案 毒品之數量、價金及交易時地,且預先收取部分販毒款項, 並依約前往進行本案毒品交易,足見被告本具有販賣第二級 毒品之犯意,待其交付本案毒品時,員警即予以逮捕,揆諸 上揭說明,被告已著手實施販賣本案毒品行為,惟事實上不 能完成犯行。  ㈡核被告所為,係犯毒品危害防制條例第4條第6項、第2項之販 賣第二級毒品罪未遂罪。被告持有第二級毒品之行為,乃其 販賣第二級毒品之與罰前行為,不另論罪。  ㈢刑之減輕事由:  ⒈被告已著手於販賣第二級毒品犯行之實行而不遂,為未遂犯 ,爰依刑法第25條第2項規定,按既遂犯之刑減輕之。  ⒉毒品危害防制條例第17條第2項規定:「犯第四條至第八條之 罪於偵查及歷次審判中均自白者,減輕其刑。」旨在鼓勵犯 罪行為人之悛悔,同時使偵、審機關易於發現真實,以利毒 品之查緝,俾收防制毒品危害之效。查被告對於本案販賣第 二級毒品之犯行,於偵查、本院準備程序及審理中均供認不 諱(見偵卷第91頁、本院卷第55、89頁),合於偵審自白減 刑之要件,爰就被告所犯販賣第二級毒品罪,依毒品危害防 制條例第17條第2項規定減輕其刑,並應依較少之數遞予減 輕之。。  ⒊按毒品危害防制條例第17條第1項所謂「供出毒品來源」,係 指犯該條項所定各罪之人,供出其所犯各罪本次犯行之毒品 來源而言。亦即須所供出之毒品來源,與其被訴之各該違反 毒品危害防制條例犯行有直接關聯者,始得適用上開規定減 、免其刑。倘被告所犯該條項所列之罪之犯罪時間,在時序 上無前後因果關係者,既與被告自己所犯該條項所列之罪之 毒品來源無關,自不符該條項減、免其刑之規定(最高法院 113年度台上字第3452號判決意旨參照)。查被告於警詢時 固供出毒品由來者為其友人,並提供匯款紀錄為證,然本案 偵查機關尚無從查獲被告所犯本次犯行之毒品由來者,揆諸 上揭說明,自與前開條文所定供出本案毒品來源及查獲共犯 犯行之要件未合,此據桃園市政府警察局中壢分局113年12 月6日中警分刑字第1130099859號函及其所附職務報告所載 :「……江嫌當時製作筆錄未完整供出毒品來源上游之年籍資 料,僅提供與上游交易之匯款紀錄,職調閱帳號申請人提供 江嫌指認,江嫌無法指認,江嫌事後也不願透漏更多有關毒 品貨源上游資訊供警方查緝,故職無法持續向上溯源……」等 語、桃園地方檢察署113年11月13日桃檢秀知113偵16915字 第1139147526號函所載:「本件未因被告江岳縉之供述而查 獲其他正犯或共犯」等語可佐(見本院卷第79、101至103頁 )。準此,本案被告之犯行,自無從依毒品危害防制條例第 17條第1項之規定,減輕其刑。  ㈣按刑法第59條規定之酌量減輕其刑,必須犯罪另有特殊之原 因與環境,在客觀上足以引起一般同情,認為即使予以宣告 法定最低度刑,猶嫌過重者,始有其適用。此所謂法定最低 度刑,固包括法定最低本刑;惟遇有其他法定減輕之事由者 ,則應係指適用其他法定減輕事由減輕其刑後之最低度刑而 言。倘被告別有法定減輕事由者,應先適用法定減輕事由減 輕其刑後,猶認其犯罪之情狀顯可憫恕,即使科以該減輕後 之最低度刑仍嫌過重者,始得適用刑法第59條規定酌量減輕 其刑。查毒品對社會秩序及國民健康危害至深且鉅,販賣毒 品係政府嚴格查緝之犯罪類型,被告為圖己利,無視政府禁 令運輸毒品,倘流入社會將足以破壞治安,戕害人民身心健 康,客觀上顯不足以引起一般人同情,亦無證據證明被告有 何客觀上特殊原因或環境致需販賣毒品。況本案依刑法第25 條第2項及毒品危害防制條例17條第2項規定,減輕其刑後, 法定刑已大幅減輕,客觀上已無情輕法重,而有情堪憫恕之 情形,自無再依刑法第59條規定酌減其刑之餘地。  ㈤爰以行為人之責任為基礎,審酌被告不思以正途獲取所需, 明知毒品危害身心甚鉅,且一經成癮,影響社會治安,危害 深遠,竟無視政府制定毒品危害防制條例杜絕毒品犯罪之禁 令,恣意販賣第二級毒品藉以牟利,其行為無疑助長施用毒 品行為更加猖獗,致使施用毒品者沈迷於毒癮而無法自拔, 直接戕害國民身心健康,間接危害社會、國家,所為實無足 取。然被告犯後坦承犯行,犯後態度堪認良好,兼衡被告於 警詢時自陳大學畢業學歷、無業、家庭經濟狀況勉持及患有 輕度身心障礙(見本院卷第93、95頁)等情,併考量本案販 賣第二級毒品之次數、對象、數量暨犯罪動機、目的、手段 等一切情狀,量處如主文所示之刑,以示懲儆。 三、沒收部分:  ㈠按查獲之第一級、第二級毒品及專供製造或施用第一級、第 二級毒品之器具,不問屬於犯罪行為人與否,均沒收銷燬之 ,毒品危害防制條例第18條第1項前段定有明文。扣案如附 表所示編號1之白色透明結晶17包,經送驗檢出含有第二級 毒品甲基安非他命成分,有台灣尖端先進生技醫藥股份有限 公司毒品證物檢驗報告存卷可佐(見偵卷第129頁),是不 問屬於犯罪行為人與否,均應依上開規定,宣告沒收銷燬。 又直接用以盛裝上開毒品之包裝袋,因其上殘留之毒品難以 析離,且無析離之實益與必要,應依同規定併予沒收。至送 驗耗損部分,既已滅失,自無庸宣告沒收。此外,扣案如附 表所示編號2之吸食器1組,被告既供稱:係伊作吸食安非他 命所使用等語(見偵卷第21頁),則亦應依上揭規定,宣告 沒收銷燬。  ㈡扣案如附表所示編號4之IPHONE SE白色手機1支,乃被告供作 聯繫本案販賣毒品犯行所用之物,為其所供認(見本院卷第 55、88頁),是不問是否屬犯罪行為人,均應依毒品危害防 制條例第19條第1項規定,宣告沒收。又被告所為本案販賣 第二級毒品犯行,係分別使用X及Telegram與喬裝員警聯繫 ,而其於警詢時自承:IPHONE SE、IPHONE 13手機中僅有Te legram程式,IPHONE 14手機中僅有X程式等語(見偵卷第22 頁),顯見被告係使用如附表所示編號5之IPhone 14紅色手 機登入X與喬裝員警聯繫販毒事宜,是扣案如附表所示編號5 之IPhone 14紅色手機1支,屬其供作聯繫本案販賣毒品犯行 所用之物,亦應依毒品危害防制條例第19條第1項規定,宣 告沒收。  ㈢至扣案如附表所示編號3之IPhone 13藍色手機1支,被告既否 認有使用作為聯繫本案販賣毒品犯行所用,卷內復無其他證 據可資證明此情,爰均不予宣告沒收。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官李俊毅提起公訴,檢察官郭印山到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  1   月  9   日          刑事第七庭  審判長法 官 陳品潔                    法 官 吳宜珍                    法 官 高世軒 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。                    書記官 黃心姿 中  華  民  國  114  年  1   月  9   日 附錄本案論罪科刑法條: 毒品危害防制條例第4條 製造、運輸、販賣第一級毒品者,處死刑或無期徒刑;處無期徒 刑者,得併科新臺幣3千萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第二級毒品者,處無期徒刑或10年以上有期徒 刑,得併科新臺幣1千5百萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第三級毒品者,處7年以上有期徒刑,得併科 新臺幣1千萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第四級毒品者,處5年以上12年以下有期徒刑 ,得併科新臺幣5百萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣專供製造或施用毒品之器具者,處1年以上7年 以下有期徒刑,得併科新臺幣1百50萬元以下罰金。 前五項之未遂犯罰之。 附表: 編號 物品名稱 數量/單位 鑑定結果 1 白色透明結晶 17包 一、鑑定方法:  ㈠氣相層析質譜儀(GC/MS)法。  ㈡全圖譜掃描(Full Scan)法。 二、鑑定結果:   取樣1包檢驗,檢出第二級毒品甲基安非他命成分,總毛重22.96公克、取樣毛重1.37公克(總淨重16.44公克、取樣淨重0.981公克、使用0.047公克、驗餘總毛重22.913公克、驗餘取樣淨重0.934公克)。 三、檢樣檢品已檢驗用罄。 2 吸食器 1組 3 IPHONE 13 藍色手機 1支 IMEI碼:000000000000000 4 IPHONE SE 白色手機 1支 IMEI碼:000000000000000 5 IPHONE 14 紅色手機 1支

2025-01-09

TYDM-113-訴-860-20250109-1

金簡上
臺灣桃園地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度金簡上字第122號 上 訴 人 即 被 告 邱怡德 選任辯護人 黃博彥律師 莊舒涵律師 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件,不服本院中華民國11 3年7月10日所為113年度金簡字第95號第一審刑事簡易判決(起 訴書案號:113年度偵字第13228號),提起上訴,本院管轄之第 二審合議庭判決如下:   主 文 原判決撤銷。 邱怡德犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪,處有期徒刑肆月 ,併科罰金新臺幣貳萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟元折 算壹日。   事實及理由 一、本案審判範圍:  ㈠按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之,刑 事訴訟法第348條第3項定有明文。其立法理由為:「為尊重 當事人設定攻防之範圍,並減輕上訴審審理之負擔,容許上 訴權人僅針對刑、沒收或保安處分一部提起上訴,其未表明 上訴之認定犯罪事實部分,則不在第二審之審判範圍。」又 上開規定,依刑事訴訟法第455條之1第3項規定,於簡易判 決之上訴準用之。  ㈡上訴人即被告邱怡德於本院準備程序中已陳明:爭執量刑部 分等語(見本院金簡上卷第50頁),是依上開規定,本院審 理範圍僅限於原審判決之量刑部分,不及於原審判決所認定 之犯罪事實、所犯法條(論罪)、沒收等其他部分。 二、被告所為本案犯罪事實、所犯法條及沒收,均非屬本院審理 範圍,業如前述,故此部分之認定,均引用原審刑事簡易判 決書及起訴書記載之事實、證據及理由(詳如附件一、二) 。 三、被告上訴意旨略以:伊已與告訴人陳兆民成立調解,並履行 調解內容,請予從輕量刑等語。辯護人則為被告辯護稱:被 告坦承犯行,且已與告訴人成立調解,並賠償其損失,顯具 悔意,請依刑法第59條減輕其刑,並從輕量刑等語。 四、撤銷改判之理由:   原審認被告犯行事證明確,據以論罪科刑,固非無見。惟按 科刑判決旨在實現刑罰權之分配正義,故法院對有罪被告之 科刑判決,應符合罪刑相當之原則,使輕重得宜,罰當其罪 ,以契合社會之法律感情,此所以刑法第57條明定科刑時應 審酌一切情狀,尤應注意該條所列10款事項以為科刑輕重之 標準。而刑法第57條第10款規定「犯罪後之態度」,自應包 括行為人犯罪後,因悔悟而力謀恢復原狀或賠償被害人之損 害,或坦承犯行等情形在內。查被告於上訴本院後,已與告 訴人成立調解,並已履行調解內容即給付告訴人新臺幣(下 同)3萬元,有調解筆錄及網路銀行交易紀錄擷圖附卷足憑 (見本院金簡上卷第67、77頁),堪認被告尚知悛悔反省, 犯罪後之態度與原審相較確有不同,是本案量刑基礎已有變 更,原審未及審酌,尚有未洽。從而,被告上訴意旨執此請 求從輕量刑,非無理由,自應由本院將原判決關於被告刑之 部分予以撤銷改判。 五、量刑:  ㈠按刑法第59條規定,必須被告犯罪另有特殊之原因或環境, 在客觀上足以引起一般同情,為即予宣告法定最低度刑期猶 嫌過重者,始有其適用。此所謂法定最低度刑,固包括法定 最低本刑,惟遇有其他法定減輕之事由者,則應係指適用其 他法定減輕事由減輕其刑後之最低度刑而言。倘被告別有法 定減輕事由者,應先適用法定減輕事由減輕其刑後,猶認其 犯罪之情狀顯可憫恕,即使科以該減輕後之最低度刑仍嫌過 重者,始得適用刑法第59條規定酌量減輕其刑(最高法院10 0年度台上字第744號判決意旨參照)。本案被告係為取得報 酬,率爾加入詐欺集團,並擔任提款車手,所為不僅侵害告 訴人之財產法益,亦影響社會治安不輕,被告所為本案犯行 復無特殊之原因與環境,在客觀上並無足以引起一般人同情 ,且已依上開規定減輕其刑,是考量其犯罪情節、態樣、動 機及手段及犯後態度等情,尚無情輕法重而顯可憫恕之情事 ,顯與刑法第59條規定不符,上訴意旨稱應依刑法第59條規 定減輕云云,顯屬無據。  ㈡爰以行為人之責任為基礎,審酌被告明知現今社會詐欺事件 層出不窮,且詐欺集團常利用他人帳戶進行詐騙,以此方式 製造金流斷點,致檢警單位難以查獲源頭,竟仍分擔前揭工 作而共同為本案犯行,貪圖可輕鬆得手之不法利益,價值觀 念偏差,且造成社會信任感危機,侵害告訴人之財產權,所 生危害程度及惡性非輕,行為實值非難。惟念其犯後已坦承 犯行之犯後態度,於本院二審審理期間亦已與告訴人成立調 解,並已履行完畢,有調解筆錄及網路銀行交易紀錄擷圖在 卷可稽(見本院金簡上卷第67、77頁),兼衡被告之犯罪動 機、目的、手段,暨其於警詢時自陳高職畢業學歷、擔任白 牌車司機、家庭經濟狀況勉持等一切情狀,量處如主文第2 項所示之刑,並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。 據上論斷,應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第369條 第1項、第373條,判決如主文。 本案經檢察官江亮宇聲請簡易判決處刑,檢察官郭印山到庭執行 職務。 中  華  民  國  114  年  1   月  9   日          刑事第七庭  審判長法 官 陳品潔                              法 官 吳宜珍                              法 官 高世軒 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                    書記官 黃心姿 中  華  民  國  114  年  1   月  9   日 附錄本案論罪科刑法條: 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。   中華民國刑法第339條 (普通詐欺罪) 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。 附件一: 臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第95號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被   告 邱怡德 上列被告因違反洗錢防制法等案件,經檢察官提起公訴(113年 度偵字第13228號),因被告就被訴事實為有罪之陳述,本院認 宜以簡易判決處刑,爰不經通常審判程序,逕以簡易判決處刑如 下:   主 文 邱怡德共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪,處有期徒刑 陸月,併科罰金新臺幣拾萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟 元折算壹日。 扣案之行動電話貳支(含SIM卡貳張)均沒收;未扣案之犯罪所 得新臺幣肆佰元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時 ,追徵其價額。   事實及理由 一、本案犯罪事實及證據,除證據清單及待證事實欄補充「告訴 人陳兆民之報案資料(含內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄 表、臺北市府警察局受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金 融機構聯防機制通報單)」、「被告邱怡德於本院訊問時之 自白」外,其餘均引用附件檢察官起訴書之記載。 二、論罪科刑: ㈠、核被告邱怡德所為,係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、 洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。 ㈡、被告與「XZ 曾經理」就本案犯行,有犯意聯絡及行為分擔, 應論以共同正犯。 ㈢、被告就同一金融帳戶先後提領款項之數行為,係基於單一之 犯意,於密接之時、空為之,且侵害同一被害人之財產法益 ,各行為之獨立性薄弱,依社會通念難以強行分開,應論以 接續犯。 ㈣、被告以一行為同時觸犯詐欺取財罪及一般洗錢罪等2罪名,為 想像競合犯,應依刑法第55條規定,從一重論以洗錢防制法 第14條第1項之洗錢罪。  ㈤、爰以行為人之責任為基礎,審酌被告不思以合法途徑賺取金 錢,而加入本案詐欺集團擔任提款車手工作,不僅造成被害 人之財產損害,更使詐騙行為日益猖獗,且增加偵查機關查 緝之困難,影響社會治安甚鉅,更嚴重衝擊金融交易秩序, 所為實值非難,考慮被告犯後終能坦承犯行,及被告於該詐 欺集團之角色分工及參與程度,兼衡被告之智識程度,家庭 經濟狀況、犯罪動機、目的、被害人所受損失及未賠償被害 人之損害等一切情狀,量處如主文所示之刑,及諭知易服勞 役之折算標準。 三、沒收: ㈠、扣案之型號為IPhone、顏色分別為黑色及金色之行動電話各1 支(門號:0000000000、0000000000),均係被告所有,且 均為其與本案詐騙集團成員聯絡所用之犯罪工具,業據被告 坦承不諱(見本院金訴卷第21頁),爰依刑法第38條第2項 前段規定宣告沒收。 ㈡、被告供稱已將領得之款項交付予黑色車的駕駛,而領款的薪 水為領到的錢的1%等語(見本院金訴卷第20至21頁),足認 被告就本案犯罪犯行,取得新臺幣400元之報酬。上開犯罪 所得雖未扣案,惟應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒 收,並依同條第3項規定,於全部或一部不能沒收或不宜執 行沒收時,追徵其價額。 四、據上論斷,應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條 第1項、第454條第2項,逕以簡易判決處刑如主文。 五、如不服本判決,得於收受判決書送達後20日內,以書狀敘述 理由(須附繕本),經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起 上訴。 本案經檢察官江亮宇提起公訴。  中  華  民  國  113  年  7  月   10  日          刑事第八庭  法 官 郭書綺 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀(應附 繕本)。                 書記官 林智輝 附件二: 臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書                   113年度偵字第13228號   被   告 邱怡德 男 44歲(民國00年00月00日生)             住○○市○○區○○○路000號             (現於法務部○○○○○○○○羈押中)             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因詐欺等案件,已經偵查終結,認應提起公訴,茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、邱怡德及真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員,共同意圖為自 己不法之所有,基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡,先由通訊 軟體LINE暱稱「XZ 曾經理」之詐欺集團成員,於民國112年 11月27日晚上8時48分許,向陳兆民佯稱可透過「新展資本 股份有限公司」APP投資股票,且因其有中簽名義,需繳費 始得購買股票等語,致陳兆民陷於錯誤,並於113年1月26日 上午8時56分許,轉帳新臺幣(下同)3萬元至譚玉嫻(所涉詐 欺等罪嫌,由員警調查中)所申辦之第一商業銀行帳號000-0 0000000000號帳戶(下稱一銀帳戶),邱怡德復依不詳之詐欺 集團成員指示,持一銀帳戶提款卡,於附表所示時、地,提 領附表所示之金額,並將所提領之款項,交由不詳之詐欺集 團成員,以此方式掩飾、隱匿詐欺所得之流向。 二、案經陳兆民訴由桃園市政府警察局中壢分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實: 編號 證據名稱 待證事實 1 被告邱怡德於警詢及偵查中之供述。 坦承依不詳之詐欺集團成員指示,持一銀帳戶提款卡,於附表所示時、地,提領附表所示之金額乙情。 2 告訴人陳兆民於警詢時之指訴。 證明詐欺集團成員,以上開方式向告訴人行使詐術,致告訴人陷於錯誤,並於前揭時間,轉帳3萬元至一銀帳戶之事實。 3 譚玉嫻所申辦一銀帳戶之開戶基本資料及帳戶交易明細各1份。 證明告訴人於前揭時間,轉帳3萬元至一銀帳戶,且於附表所示時間遭提領附表所示款項之事實。 4 監視器畫面擷圖照片1份。 證明被告於附表所示時、地,提領附表所示款項之事實。 二、核被告邱怡德所為,係犯刑法第339條第1項詐欺取財及洗錢 防制法第14第1項之洗錢等罪嫌。被告與其他詐欺集團成員 就上開犯行,有犯意聯絡及行為分擔,請論以共同正犯。被 告以一行為觸犯上開罪名,為想像競合犯,請依刑法第55條 規定,請從一重以洗錢罪嫌處斷。至被告未扣案之犯罪所得 ,請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收,如全部或一 部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此 致 臺灣桃園地方法院 中  華  民  國  113  年  3   月  27  日                檢 察 官 江亮宇 本件證明與原本無異                    中  華  民  國  113  年  4   月  10  日                書 記 官 蔣沛瑜

2025-01-09

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