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臺灣高等法院花蓮分院

聲請定其應執行刑

臺灣高等法院花蓮分院刑事裁定 113年度抗字第103號 抗 告 人 即 受刑 人 黃承志 上列抗告人因聲請定其應執行刑案件,不服臺灣臺東地方法院中 華民國113年10月29日113年度聲字第422號裁定,提起抗告,本 院裁定如下:   主 文 抗告駁回。   理 由 一、原裁定意旨略以:審酌抗告人即受刑人黃承志(下稱抗告人 )所犯如原裁定附表(下稱附表)所示各罪之犯罪態樣、時 間間隔、侵害法益、各罪量刑,及比例原則、責罰相當原則 等,合併定刑為有期徒刑5年6月等語。 二、抗告意旨略以:抗告人對於犯行坦承不諱,深表悔意,因其 為更生人,求職謀生不易,於茫然、無奈之下觀念偏頗,為 支應家庭生計始鋌而走險,犯下錯誤,請求給予改過向善機 會,從輕量刑(意指定應執行刑),俾早日服刑完畢返家盡 孝等語。 三、法律依據及相關見解:    ㈠按裁判確定前犯數罪者,併合處罰之;數罪併罰,分別宣告 其罪之刑,宣告多數有期徒刑者,於各刑中之最長期以上, 各刑合併之刑期以下,定其刑期。但不得逾30年;數罪併罰 ,有二裁判以上者,依刑法第51條之規定,定其應執行之刑 ,刑法第50條第1項前段、第51條第5款、第53條分別定有明 文。   ㈡次按「法院於酌定執行刑時,不得違反刑法第51條之規定, 並應體察法律規範之目的,謹守法律內部性界限,以達刑罰 經濟及恤刑之目的。」、「法院依刑法第51條第5款及第6款 定執行刑者,宜注意刑罰邊際效應隨刑期而遞減及行為人所 生痛苦程度隨刑期而遞增之情形,並考量行為人復歸社會之 可能性,妥適定執行刑。」、「執行刑之酌定,宜綜合考量 行為人之人格及各罪間之關係。」、「審酌各罪間之關係, 宜綜合考量數罪侵害法益之異同、對侵害法益之加重效應及 時間、空間之密接程度。」、「各罪間之獨立程度較高者, 法院宜酌定較高之執行刑。但仍宜注意維持輕重罪間刑罰體 系之平衡。」、「行為人所犯數罪係侵害不可替代性或不可 回復性之個人法益者,宜酌定較高之執行刑。」、「刑法第 57條所列事項,除前述用以判斷各罪侵害法益之異同、對侵 害法益之加重效應、時間及空間之密接程度、行為人之人格 與復歸社會之可能性外,不宜於定執行刑時重複評價。」刑 事案件量刑及定執行刑參考要點第22、23、24、25、26點分 別定有明文。申言之,採「限制加重原則」定其應執行刑, 以最重之宣告刑為下限,以各宣告刑之總和為上限,併有一 絕對限制上限之規定,其理由蘊含刑罰經濟及恤刑之目的。 酌定應執行刑時,係對犯罪行為人本身及所犯數罪之總檢視   ,自應權衡行為人之責任與上開刑罰經濟及恤刑之目的,俾 對於行為人所犯數罪為整體非難評價。在行為人責任方面, 包括行為人犯罪時及犯罪後態度所反應之人格特性、罪數、 罪質、犯罪期間、各罪之具體情節、各罪所侵害法益之不可 回復性,以及各罪間之關聯性,包括行為在時間及空間之密 接程度、各罪之獨立程度、數罪侵害法益之異同、數罪對侵 害法益之加重或加乘效應等項。在刑罰經濟及恤刑之目的方 面,包括矯正之必要性、刑罰邊際效應隨刑期而遞減(採多 數犯罪責任遞減之概念)、行為人所生痛苦程度隨刑期而遞 增、行為人復歸社會之可能性,以及恤刑(但非過度刑罰優 惠)等刑事政策,並留意個別犯罪量刑已斟酌事項不宜重複 評價之原則,予以充分而不過度之綜合評價(最高法院112 年度台上字第2307號判決意旨參照)。亦即,法院就應併合 處罰之數個有期徒刑宣告定其應執行刑時,若未逾越刑法第 51條第5款所定外部性界限,亦無違反一事不再理原則、不 利益變更禁止原則、比例原則、平等原則、罪刑相當原則、 重複評價禁止原則等內部性界限時,核屬法院裁量職權之適 法行使,尚不得任意指為違法或不當。至個別犯罪之犯罪情 節、犯後態度,或其生活狀況等,除用以判斷各個犯罪之犯 罪類型、法益侵害種類、犯罪行為態樣、手段、動機是否相 同、相似,以避免責任非難過度重複者外,乃個別犯罪量處 刑罰時即已斟酌在內,並非定應執行刑時所應再行斟酌之事 項(最高法院112年度台抗字第1924號裁定意旨參照)。 四、經查:    ㈠抗告人因違反毒品危害防制條例及犯偽造文書、詐欺(共33 次)等罪,先後經臺灣新北、臺北及臺東地方法院(下稱臺 東地院)判決判處如附表所示之刑確定,有該附表所示判決 書及臺灣高等法院被告前案紀錄表各1份在卷可稽;檢察官 以原法院係犯罪事實最後判決之法院,依刑事訴訟法第477 條第1項規定,聲請就該附表所示各罪合併定刑,並無違誤 。   ㈡再者,原法院已依刑事訴訟法第477條第3項規定,於裁定前 予抗告人陳述意見之機會,其表示意見略以:伊已於113年6 月17日勾選同意,迄今逾3月卻仍未收到合刑(應為定執行 刑)之刑期,請儘速…等語,有臺東地院定應執行刑意見表1 紙附卷可參(原審卷第51頁),原法院就此部分亦無任何程 序上之瑕疵。雖抗告人另陳稱:伊見母親前來探監,不禁潸 然淚下、悔不當初,希望能早日服刑完畢返家盡孝云云。按 刑法第57條所列事項,除前述用以判斷各罪侵害法益之異同 、對侵害法益之加重效應、時間及空間之密接程度、行為人 之人格與復歸社會之可能性外,不宜於定執行刑時重複評價 ,刑事案件量刑及定執行刑參考要點第26點定有明文。查抗 告人上開所陳,要屬刑法第57條所列事項,與法益侵害無關 ,亦難認與其人格有何關聯,且抗告人就日後復歸社會,未 提後續計畫、方案等,其所指固與家庭有關,但尚難認與復 歸社會有何明顯連結,依上開量刑要點規定,自不宜於定執 行刑再次評價,是抗告人以此為由,請求從輕定執行刑,應 難認為有理由。  ㈢原裁定所定應執行刑既未違反外部界限、內部界限,且已說 明經審酌抗告人所犯如附表所示各罪之犯罪態樣(侵害法益 類型相異)、時間間隔(不足1月)及比例原則、責罰相當 原則,合併定刑有期徒刑5年6月,核無違誤。至其聲請儘速 核發執行指揮書及發還保證金(113年度金訴緝字第1號)乙 節,非本院所得審究,併予敘明。 五、綜上所述,抗告意旨指摘原裁定不當,為無理由,應予駁回 。   據上論斷,應依刑事訴訟法第412條,裁定如主文。 中  華  民  國  113  年  12  月  31  日        刑事第一庭審判長法 官 林信旭                法 官 黃鴻達                法 官 張健河 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後10日內向本院提出再抗告狀。再 抗告書狀,並應敘述抗告之理由。 中  華  民  國  113  年  12  月  31  日                書記官 陳雅君

2024-12-31

HLHM-113-抗-103-20241231-1

臺灣高等法院花蓮分院

聲請定其應執行刑

臺灣高等法院花蓮分院刑事裁定 113年度聲字第153號 聲 請 人 臺灣高等檢察署花蓮檢察分署檢察官 受 刑 人 陳泓宇 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(113年度執聲字第113號),本院裁定如下:   主 文 陳泓宇因犯如附表所示之罪所處之刑,應執行有期徒刑參年肆月 。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人陳泓宇因犯恐嚇取財、詐欺等數罪, 先後經判決確定如附表,應依刑法第50條第2項、第53條、 第51條第5款規定定其應執行刑,爰依刑事訴訟法(下稱刑 訴法)第477條第1項聲請裁定等語。  二、法律依據說明:  ㈠按裁判確定前犯數罪者,併合處罰之;數罪併罰,分別宣告 其罪之刑,宣告多數有期徒刑者,於各刑中之最長期以上, 各刑合併之刑期以下,定其刑期。但不得逾30年;數罪併罰 ,有二裁判以上者,依刑法第51條之規定,定其應執行之刑 ,刑法第50條第1項前段、第51條第5款、第53條分別定有明 文。  ㈡次按定應執行刑,採限制加重原則,授權法官綜合斟酌被告 犯罪行為之不法與罪責程度、各罪彼此間之關聯性(例如數 罪犯罪時間、空間、各行為所侵害法益之專屬性或同一性、 數罪對法益侵害之加重效應等)、數罪所反應被告人格特性 與傾向、對被告施以矯正之必要性等,妥適裁量最終具體應 實現之刑罰,以符罪責相當之要求(最高法院109年度台抗 字第600號裁定要旨參照)。  ㈢復按刑訴法第370條第2項規定「前項所稱刑,指宣告刑及數 罪併罰所定應執行之刑」、第3項「第一項規定,於第一審 或第二審數罪併罰之判決,一部上訴經撤銷後,另以裁定定 其應執行之刑時,準用之」等規定,已針對第二審上訴案件 之定應執行刑,明定有不利益變更禁止原則之適用;而分屬 不同案件之數罪併罰,倘一裁判宣告數罪之刑,曾經定其應 執行刑,再與其他裁判宣告之刑定其應執行刑時,在法理上 亦應同受此原則之拘束(最高法院108年度台抗字第35號裁 定要旨參照)。  ㈣又數罪併罰中之部分罪刑,依刑法第41條第1項至第3項之規 定得易科罰金或得易服社會勞動,若與不得易科罰金或不得 易服社會勞動之其他罪刑合併定其應執行刑,因併合處罰之 各該宣告刑業經法院裁判融合為單一之應執行刑,而不得易 科罰金或不得易服社會勞動,則不論所酌定之應執行刑,抑 其中原可易刑之宣告刑,均無庸為易刑折算標準之記載(司 法院院字第2702號及釋字第144、679號解釋意旨、最高法院 110年度台抗字第326號裁定要旨參照)。    三、經查:  ㈠受刑人因犯恐嚇取財、詐欺取財等罪,先後經臺灣花蓮地方 法院、本院(最後事實審法院)判決判處如附表所示之刑確 定在案,有各該刑事判決及臺灣高等法院被告前案紀錄表各 1份在卷可稽;又附表編號2至6各罪均係於附表編號1該罪裁 判確定前所犯,本院亦為受刑人所犯各案犯罪事實最後判決 之法院。又除附表編號2所示之罪得易科罰金外,其餘各罪 均不得易科罰金,因受刑人依刑法第50條第2項規定,請求 檢察官向本院聲請更定應執行刑,此有臺灣花蓮地方檢察署 刑事執行意見狀及受刑人定應執行刑案件一覽表在卷可稽( 執聲卷第3至10頁)。故檢察官聲請更定其應執行刑,洵屬 正當,應予准許。  ㈡又受刑人前於民國113年11月20日經臺灣新北地方法院發布通 緝,尚在通緝中(本院卷第23頁),且其請求檢察官向本院 聲請更定應執行刑時,業已表示無意見等語(執聲卷第3頁 ),本院乃不再函請受刑人表示意見。爰審酌:  ⒈外部界限:依刑法第51條第5款規定及前揭二㈢說明,本件定 應執行刑之外部界限為有期徒刑1年4月以上、3年7月以下。  ⒉內部界限:受刑人所犯附表編號1、2二罪係恐嚇得利罪、附 表編號3至6各罪均係犯加重詐欺取財罪(共25罪),各罪群 侵害法益相同,附表編號1至2各罪、編號3至6各罪分別曾經 定應執行刑為有期徒刑1年2月、2年5月(以上共計3年7月) ,且不利益變更禁止原則於定執行刑時有準用餘地,同時基 於法秩序理念及法安定性原則,(後定執行刑法院)對原定 執行刑仍須予以尊重(最高法院112年度台抗字第1783號裁 定參照)。再考量上開各罪所侵害法益性質,及衡酌刑罰邊 際效應隨刑期而遞減及受刑人所生痛苦程度隨刑期而遞增, 以及受刑人復歸社會之可能性。  ⒊綜以外部界限與內部界限為基礎,就各罪所處之刑,定其應 執行刑如主文所示,並依前開說明,無庸再為易科罰金之諭 知。 四、依刑訴法第477條第1項,刑法第50條第1項前段、第2項、第 51條第5款、第53條,裁定如主文。  中  華  民  國  113  年  12  月  31  日        刑事第一庭審判長法 官 林信旭                法 官 黃鴻達                法 官 張健河 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。抗告 書狀,並應敘述抗告之理由。 中  華  民  國  113  年  12  月  31  日                書記官 陳雅君

2024-12-31

HLHM-113-聲-153-20241231-1

原交簡上
臺灣花蓮地方法院

公共危險

臺灣花蓮地方法院刑事判決 113年度原交簡上字第8號 上 訴 人 即 被 告 彭俊雄 選任辯護人 黃健弘律師(法扶律師) 上列上訴人即被告因公共危險案件,不服本院中華民國113年7月 4日113年度花原交簡字第147號第一審刑事簡易判決(原聲請簡 易判決處刑書:臺灣花蓮地方檢察署113年度偵字第3438號), 提起上訴,本院管轄第二審合議庭判決如下:   主 文 原判決關於刑之部分撤銷。 前開撤銷部分,處有期徒刑叁月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元 折算壹日。   事 實 一、本院審判範圍:  ㈠上訴得對於判決之一部為之;上訴得明示僅就判決之刑、沒 收或保安處分一部為之,刑事訴訟法第348條第1項、第3項 分別定有明文。又依刑事訴訟法第455條之1第3項規定,對 於簡易判決之上訴,準用同法第3編第1章及第2章除第361條 外之規定。而參諸刑事訴訟法第348條第3項規定之立法理由 ,可見宣告刑、數罪併罰所定之應執行刑、沒收,倘若符合 該條項之規定,已得不隨同其犯罪事實,而單獨成為上訴之 標的,且於上訴人明示僅就刑上訴時,第二審法院即不再就 原審法院所認定之犯罪事實為審查,而應以原審法院所認定 之犯罪事實,作為論認原審宣告刑、執行刑及沒收妥適與否 之判斷基礎。經查,本案上訴人即被告(下稱被告)彭俊雄及 其辯護人於本院第二審(下稱本院)審理時表示:本案僅針 對量刑部分上訴等語,有本院審判筆錄1份在卷可參(本院 簡上卷第87頁),故依前述說明,本院僅就原審判決之量刑 妥適與否進行審理,至於其他部分,則非本院審判範圍,合 先敘明。  ㈡本案被告僅就原審判決關於量刑部分提起上訴,其未表明上 訴之原審判決其他部分,均不在本案審判範圍內,因此關於 本案據以審查量刑妥適與否之犯罪事實、證據、罪名及法令 適用部分,均引用原審及簡易判決書之記載(如附件)。 二、被告上訴意旨略以:被告承認原審認定之犯罪事實及罪名, 犯後態度良好,雖被告於民國95年、102年、105年及106年 均曾犯不能安全駕駛之公共危險罪經法院判刑確定,然被告 最後一次犯公共危險罪距本次犯行已近7年,且被告係騎乘 微型電動二輪車,吐氣所含酒精濃度剛好達法定標準每公升 0.25毫克,造成公共危害程度較低,又被告為低收入戶,因 車禍受傷,骨盆置換人工關節,領有重度身心障礙證明,無 法工作,又母親領有第七類中度身心障礙證明,現僅依賴低 收入戶及殘障津貼維持家計,原審未考量上開情狀,量刑實 屬過重,請撤銷原判決,並對被告從輕量刑。另被告符合緩 刑資格,請對被告為附條件之緩刑宣告等語(本院簡上卷第 19頁至第20頁、第90頁至第91頁)。 三、按刑罰之量定,固屬法院自由裁量之職權行使,惟刑事審判 之量刑,應符合罪刑相當原則,使罰當其罪,以契合人民之 法律感情,此所以刑法第57條明定科刑時應審酌一切情狀, 尤應注意該條所列各款情形,以為科刑輕重之標準。原審認 被告所為之飲酒後駕車之公共危險犯行,事證明確,判處被 告有期徒刑5月,並諭知如易科罰金折算標準為新臺幣1000 元折算1日,固非無見。然查:被告最後一次因違反酒後駕 車之公共危險罪遭判處刑罰之紀錄,係於106年間經本院以1 06年度花原交簡字第519號判決判處有期徒刑3月確定,有臺 灣高等法院被告前案紀錄表在卷可證,顯見被告前次酒後駕 車犯行距本次(113年)犯行約有7年之久,7年間未曾酒後 駕車遭查獲,相較於一定時期內多次酒後駕車遭查獲之行為 人而言,被告之法敵對意識較弱,自應為不同處遇,且被告 於偵查中自陳飲酒結束時間為113年6月3日14時許,其遭警 方查獲實施酒測時間為同日14時55分許,有被告警詢筆錄在 卷可按(警卷第7頁),足認被告酒後駕車行駛於公眾道路 之時間未長,且被告係騎乘微型電動二輪車,車速較慢,另 被告之吐氣所含酒精濃度恰達法定標準每公升0.25毫克,被 告酒後駕車行為之危害性有限且較為輕微。再者,被告為低 收入戶,領有重度身心障礙證明,其母親亦領有第七類中度 身心障礙證明,家中僅有被告及其母親相互照顧支應等情, 此有中華民國身心障礙證明2份、戶籍謄本等附卷可參(本 院簡上卷第23頁至第29頁),是被告家中之生活狀況為原審 量刑時未及審酌。是原審未及詳細審酌刑法第57條第4款、 第9款之相關情狀,以判處有期徒刑5月部分之量刑,尚嫌過 重。上訴人以量刑過重為由而指摘原判決不當,請求從輕量 刑,核屬有據,應由本院將原判決關於刑之部分予以撤銷改 判。 四、爰以行為人之責任為基礎,審酌被告飲酒後未待體內酒精退 除,率爾騎乘微型電動二輪車行駛於公眾道路,造成用路人 之潛在危險,所為忽視法令與政府禁止酒後駕車之政策,誠 屬不當,兼衡被告酒後駕車之時間未長即遭查獲,亦未肇生 車禍事故造成他人受損,危害程度有限及輕微,以及犯罪後 坦承犯行之犯後態度,並於本院中自陳高中畢業之智識程度 、離婚、無子女、低收入戶,領有重度身心障礙證明,因生 病無法工作,其母親亦領有第七類中度身心障礙證明,經濟 來源均依靠政府補助,與母親相依為命,無其他親屬需照顧 及扶養等一切生活情狀,量處如主文第二項所示之刑,並諭 知易科罰金之折算標準。 五、緩刑說明   雖辯護人為被告辯護稱:請對被告為附條件之緩刑宣告等語 。經查,是否適予宣告緩刑,本屬法院之職權,得依審理之 結果斟酌決定,非謂符合緩刑之形式要件者,即不審查其實 質要件,均應予以宣告緩刑。而依卷附臺灣高等法院被告前 案紀錄表顯示,被告雖於5年內未曾因故意犯罪而受有期徒 刑以上刑之宣告,惟酒後駕車所造成危險不僅關乎被告個人 ,更關乎其他用路人之生命、身體、財產之安危,我國立法 者期以較重之刑罰嚇阻酒後駕車之非法犯行等情,為傳播媒 體歷來廣為報導流傳,復經政府機關一再透過平面及電子等 各種媒體大力為政令宣導,自屬社會大眾週知之事,被告當 無不知之理,且刑法第185條之3規定之歷次修法,可知立法 者藉由提高刑責方式以體現前揭政策各情,而被告前於95年 、102年、105年及106年均曾因犯酒後駕車之公共危險案件 ,經本院判刑確定,足徵被告尚無因上開刑事懲罰而知所警 惕,本院認被告有再犯之虞,故對本案判決之宣告刑,仍不 宜為緩刑之宣告,附此敘明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第369條 第1項前段、第364條、第299條第1項前段,判決如主文。  本案經檢察官簡淑如聲請簡易判決處刑,檢察官張君如庭執行職 務。     中  華  民  國  113  年  12  月  20  日          刑事第三庭  審判長法 官 黃鴻達                    法 官 邱正裕                    法 官 韓茂山 上列正本證明與原本無異。 本件不得上訴。  中  華  民  國  113  年  12  月  20  日                    書記官 林怡玉 附件: 臺灣花蓮地方法院刑事簡易判決 113年度花原交簡字第147號 聲 請 人 臺灣花蓮地方檢察署檢察官 被   告 彭俊雄 上列被告因公共危險案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(113 年度偵字第3438號),本院判決如下:   主 文 彭俊雄犯不能安全駕駛動力交通工具罪,處有期徒刑伍月,如易 科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。   事實及理由 一、犯罪事實:彭俊雄明知有吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫 克以上情形,不得駕駛動力交通工具,亦明知其於民國113 年6月3日14時許,在花蓮縣萬榮鄉朋友家中飲用藥酒1杯後 ,已達吐氣所含酒精濃度每公升0.25毫克以上之程度,仍於 同日14時許飲酒結束後騎乘微型電動二輪車上路,嗣於該日 14時55分許行經花蓮縣鳳林鎮臺九線226.1公里處時,因未 戴安全帽為警攔查,發現其身上散發酒味,並於同日15時14 分許對其實施呼氣酒精濃度測試,測定值達每公升0.25毫克 ,而查獲上情。 二、上揭犯罪事實,業據被告彭俊雄於警詢及偵查中坦承不諱, 復有酒精測定紀錄表、財團法人工業技術研究院呼氣酒精測 試器檢定合格證書、花蓮縣警察局舉發違反道路交通管理事 件通知單影本等在卷可佐(警卷第21、33至35頁),足認被告 自白與事實相符,本案事證明確,被告犯行堪以認定,應予 依法論罪科刑。 三、核被告所為,係犯刑法第185條之3第1項第1款之不能安全駕 駛動力交通工具罪。 四、爰以行為人之責任為基礎,審酌被告前於95年、102年、105 年及106年間均曾犯不能安全駕駛罪遭法院判刑,本案已為 第5次犯類似罪行,素行不良,此有臺灣高等法院被告前案 紀錄表在卷可稽(本院卷第11至14頁),兼衡被告本案係騎乘 微型電動二輪車之危險程度且並未肇事,事後坦承犯行之犯 後態度,被告所測得之呼氣酒精濃度含量為每公升0.25毫克 ,暨其於警詢時自陳為高中畢業之智識程度、無業、家庭經 濟狀況勉持等一切情狀(警卷第5頁),量處如主文所示之刑 ,並依刑法第41條第1項前段規定諭知易科罰金之折算標準 ,以資懲儆。 五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項,逕以簡易判決處 刑如主文。 六、如不服本判決,應於收受送達之翌日起20日內向本院提出上 訴狀,上訴於本院第二審合議庭(須附繕本)。 本案經檢察官簡淑如聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  113  年  7   月  4   日          花蓮簡易庭 法 官 王龍寬

2024-12-20

HLDM-113-原交簡上-8-20241220-1

臺灣花蓮地方法院

偽造文書

臺灣花蓮地方法院刑事判決 113年度訴字第77號 公 訴 人 臺灣花蓮地方檢察署檢察官 被 告 徐錦春 黃筠琇 陳昆澤 上 一 人 選任辯護人 林語澤律師 陳祈嘉律師 上列被告等因偽造文書案件,經檢察官提起公訴(112年度偵字 第4861號、113年度偵字第2918號),本院判決如下:   主 文 徐錦春、黃筠琇、陳昆澤均無罪。   理 由 一、公訴意旨略以:被告徐錦春為「勇棟工程行」員工;被告黃 筠琇為「勇棟工程行」之負責人。被告徐錦春於民國111年9 月3日7時18分許,駕駛車牌號碼000-000號自用大貨車在花 蓮縣○○市○村00000號附近碰撞告訴人胡壁蓮所有之車牌號碼 000-0000號自用小客車,造成該小客車損壞,經被告黃筠琇 通知保險公司人員進行理賠。被告陳昆澤為國泰世紀產物保 險股份有限公司之理賠人員,其於111年10月18日某時許,明 知告訴人胡壁蓮、林清波並未授權或同意,由被告陳昆澤代 理被告徐錦春、黃筠琇洽談有關「(告訴人)林清波於111 年9月3日,將其妻(告訴人)胡壁蓮名下車牌號碼000-0000 號自小客車,停放在花蓮縣○○市○村000○0號前,遭(被告) 徐錦春所駕駛之000-000號自用大貨車從右後方擦撞致車損 ,雙方協調後,(告訴人)林清波委託江立祺將上述車牌號 碼000-0000號自小客車拖吊至太昇汽車企業社維修後之保險 理賠及民事和解事宜」;又該自小客車於111年10月8日維修 完畢後,因告訴人林清波、胡壁蓮就維修費用有爭執,進而 對被告徐錦春、黃筠琇提出民事損害賠償訴訟,詎被告陳昆 澤、徐錦春、黃筠琇竟共同基於偽造文書、印文、署押之犯 意聯絡,由被告陳昆澤偽造有關上述車禍事故賠償之和解書 ,在該和解書上擅自簽署「胡壁蓮」之名字2次及蓋章,並 填寫告訴人胡壁蓮之基本資料後,以該民事訴訟之被告徐錦 春、黃筠琇訴訟代理人名義,擅自於112年2月23日15時許, 將該和解書提出供臺灣花蓮地方法院花蓮簡易庭111年度花 小字第780號案件參酌而行使之,致告訴人胡壁蓮於該民事 訴訟之侵權行為損害賠償(交通)事件遭駁回,始知悉遭被 告陳昆澤與被告徐錦春、黃筠琇共同偽造上述和解書及簽名 、蓋章等情,足以生損害於告訴人胡壁蓮本人及上開法院審 理損害賠償事件之正確性。因認被告徐錦春、黃筠琇、陳昆 澤均刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、同法第217 條偽造印文、署押罪嫌。 二、按犯罪事實應依證據認定之,無證據不得認定犯罪事實,刑 事訴訟法第154條第2項定有明文。刑事訴訟上證明之資料, 無論其為直接或間接證據,均須達於通常一般之人均不致有 所懷疑,而得確信其為真實之程度,始得據為有罪之認定, 若關於被告是否犯罪之證明未能達此程度,而有合理懷疑之 存在,致使無從形成有罪之確信,根據「罪證有疑,利於被 告」之證據法則,即不得遽為不利被告之認定。又按刑事訴 訟法第161條第1項規定:檢察官就被告犯罪事實,應負舉證 責任,並指出證明之方法。因此,檢察官對於起訴之犯罪事 實,應負提出證據及說服之實質舉證責任。倘其所提出之證 據,不足為被告有罪之積極證明,或其指出證明之方法,無 從說服法院以形成被告有罪之心證,基於無罪推定之原則, 自應為被告無罪判決之諭知(最高法院76年台上字第4986號 、92年台上字第128號判例意旨可資參照)。又告訴人之告 訴,係以使被告受刑事追訴為目的,是其陳述是否與事實相 符,仍應調查其他證據以資審認;換言之,被害人與一般證 人不同,其與被告處於相反之立場,其陳述之目的,在使被 告受刑事訴追處罰,內容未必完全真實,證明力自較一般證 人之陳述薄弱。故被害人縱立於證人地位而為指證及陳述, 且其指證、陳述無瑕疵可指,仍不得作為有罪判決之唯一證 據,應調查其他證據以察其是否與事實相符,亦即仍須有補 強證據以擔保其指證、陳述之真實性,始得採為斷罪之依據 (最高法院52年度台上字第1300號判決、94年度台上字第33 26號判決理由參照)。 三、公訴意旨認被告徐錦春、黃筠琇、陳昆澤涉犯前揭刑法第21 6條、第210條之行使偽造私文書、同法第217條偽造印文、 署押等罪嫌,無非係以:被告徐錦春、黃筠琇、陳昆澤於( 警詢)及偵訊之供述;告訴人胡壁蓮、林清波於警詢及偵訊 之證述;和解書、本院111年度花小字第780號民事訴訟侵權 行為損害賠償(交通)事件卷宗影本等證據資料,為其主要 論據。 四、訊據被告陳昆澤固坦承有在和解書欄位上除簽名蓋章欄位之 「胡壁蓮」印文不是我蓋的外,其餘文字都是我自行填寫的 等事實;被告徐錦春、黃筠琇則均堅詞否認有何行使偽造文 書、偽造署押之犯行,均辯稱:交通事故發生時,我是通知 保險公司處理理賠的事,我沒有看過和解書,我也不知道和 解書內容是誰寫的,這些應該是保險公司的人去處理的等語 。 五、經查: (一)和解書上除簽名蓋章欄位上「胡壁蓮」印文外,其餘文字包 含告訴人「胡壁蓮」之署押,均係由被告陳昆澤自行填寫之 事實:   訊據被告陳昆澤於偵查、本院準備程序及審理時均坦承上開 事實,並供稱:和解書上有關簽名蓋章欄位上「胡壁蓮」印 文是當初修理廠即太昇汽車企業社(下稱修理廠)負責人拿 空白和解書給我時,上面已經蓋有「胡壁蓮」印章,之後和 解書的內容都是由我填寫的,「胡壁蓮」的簽名也都是我寫 的等語(112年度偵字第4861號卷第80頁至第81頁、本院卷 第72頁、第128頁、第138頁)。再參以和解書上之書寫文字 ,筆跡均相似,足認被告陳昆澤之任意性自白核與事實相符 ,上情應堪憑認為真。 (二)和解書簽名蓋章欄位上「胡壁蓮」印文係由告訴人林清波交 予證人即修理廠負責人江立祺用印之事實:   詢據證人即修理廠負責人江立祺於警詢證稱:和解書是我在 國泰世紀產物保險公司拿的,是空白的,放在修車廠提供給 來修車的客人報車險使用。我於111年10月18日將車牌號碼0 00-0000號自用小客車維修完畢,我在18日當天將這輛車開 去告訴人胡壁蓮的住宅,並載著她的先生即告訴人林清波到 修車廠,並告知告訴人林清波說如果要領車需要付新臺幣( 下同)5000元,但告訴人林清波稱沒有這麼多現金,所以先 給付3000元,剩下的之後再給我,並當著我的面在和解書上 蓋「胡壁蓮」的私章等語(警卷第15頁至第18頁);復於本 院審理時具結證稱:當時我車子修好了,要請車主來牽車, 我要蓋印章,蓋和解書讓他們把車子牽走,所以順便叫他帶 印章過來我公司蓋一張和解書,車才讓他牽走,我去他們家 載告訴人林清波來修車廠牽車時,我有看到告訴人胡碧蓮也 在家,我有跟告訴人林清波說這個維修費保險公司只有賠七 成,他要自己負擔三成,他就說好好好,告訴人林清波跟我 說他負擔的要去找車主要,意思就是說撞到他的那台卡車要 全責賠他,我說這個保險公司就只有賠七成,我就只有請到 七成的錢,如果三成告訴人林清波不賠我,我就要賠錢,而 且他三成才出5000元,他說沒這麼多現金,我說好沒關係, 他只付我3000元,還欠我2000元。告訴人林清波答應和解後 ,他也願意拿印章給我蓋,給我蓋章就是同意和解,如果說 不願意和解,他也不會拿印章給我蓋,所以「胡碧蓮」的印 文是告訴人林清波在我公司拿給我蓋的,我在和解書上蓋完 後,再將印章還告訴人林清波,不然我第一次修理他的車, 他沒有在和解書上蓋章,我車子就不讓他牽,蓋好之後我才 給他牽走等語(本院卷第141頁至第150頁)。是證人江立祺 對於和解書上之「胡壁蓮」印文係由告訴人林清波所提出並 供其蓋在和解書上之證詞於警詢及本院審理時均始終如一。 另質之證人即告訴人林清波於偵查時證稱:我沒有跟國泰產 物公司的人達成和解,當初我是希望可以不用自付額,因為 是對方的車子撞我的車,我有跟修理廠的江立祺談修車理賠 的部分,他要求我付5000元,我牽車的時候只給他3000元等 語(112年度偵字第4861號卷第80頁至第81頁)。又依卷內 太昇汽車企業社車輛委修工作單中詳列各項維修項目及報價 ,委託人簽章欄上簽有「林清波」之署押(本院花小卷第11 7頁),顯見告訴人林清波對於維修費用需自付3成之事甚為 明瞭,而其餘七成之維修費用,倘若告訴人林清波未拿印章 在和解書上蓋章,修理廠負責人江立祺則無法據此一和解書 向保險公司請領保險理賠,無異要自行負擔此七成維修費用 ,故證人江立祺證稱:告訴人林清波沒有在和解書上蓋章, 我車子就不讓他牽走等情,核與常情相符。再者,告訴人胡 壁蓮質疑係有人盜刻其印章蓋在和解書上云云,然被告陳昆 澤稱其收到的和解書係已蓋好「胡壁蓮」印文之空白和解書 ,核與證人江立祺證述交予保險公司之和解書除蓋「胡壁蓮 」印文外其餘均空白之情狀相符,而證人江立祺並無盜刻印 文之動機,蓋因倘若告訴人林清波不同意依三七責任比例分 擔之條件,證人江立祺只需將車子扣住不還,迨告訴人林清 波全部清償修車費用後,始讓告訴人林清波將車牽走即可, 無須再為此一盜刻印章而需負刑事責任之行為。綜上論證, 益加可徵,證人江立祺上開證述稱係告訴人林清波拿告訴人 胡壁蓮私章交由證人江立祺蓋在和解書簽名蓋章欄位上之事 實應堪確認。至起訴書認係由被告陳昆澤擅自蓋「胡壁蓮」 印文一事,檢察官尚無提出證據證明供本院審認該事實為真 ,自難僅憑告訴人胡壁蓮之單一指訴,在無證據證明下,即 逕自對被告陳昆澤為不利之認定,附此敘明。  (三)被告陳昆澤在簽名蓋章欄位上已蓋好「胡壁蓮」印文之和解 書上填寫相關文字內容並填寫「胡壁蓮」署押,是否已構成 偽造私文書、偽造署押罪?  1.按我國偽造文書罪之立法,係兼採有形偽造(形式偽造)及 無形偽造(實質偽造)兩種,前者係指無製作權,而冒用他 人名義製作內容不實之文書,亦即指行為人知悉自己係無製 作權之人,仍冒用他人名義而製作該文書而言,亦即該等文 書內容既虛,形式亦偽,如刑法第210條至第212條所規定之 文書是。若行為人製作文書之目的,意在替他人處理事務, 且主觀上以為係有權處理之人,即難認有偽造文書之故意; 後者則指有製作權人,以自己名義製作內容不實之文書,亦 包括不論製作人是否有權,只要內容虛偽不實即為已足,而 該等文書其內容雖虛,但形式非偽,如刑法第213條、第214 條、第215條規定之文書屬之。至所謂足生損害,係以有生 損害之危險為已足,並不以發生實際上損害為必要(最高法 院110年度台上字第646號判決意旨參照)。  2.經查,本案被告陳昆澤在簽名蓋章欄位上已蓋好「胡壁蓮」 印文之和解書上填寫相關文字內容並填寫「胡壁蓮」署押等 情,業經本院認定如前,而被告陳昆澤在持有已蓋好「胡壁 蓮」印文之和解書時,從外觀上觀之,應胡壁蓮有同意和解 方為用印,故其主觀上業已認為告訴人胡壁蓮已同意和解並 因此而用印,進而被告陳昆澤主觀上認其係有權處理該和解 內容之人,因而代告訴人胡壁蓮處理和解事務,故在和解書 上立和解書人乙方姓名欄位及和解條件內容之乙方欄位上代 簽「胡壁蓮」署押,被告陳昆澤此舉代簽「胡壁蓮」署押之 行為,難認其主觀上有何偽造私文書及偽造署押之故意,此 與偽造私文書、偽造署押之主觀構成要件尚有未符,自難以 該罪責相繩。又被告陳昆澤在和解書上所填載之和解內容, 核與太昇汽車企業社車輛委修工作單、太昇汽車企業社所開 具之統一發票等文件資料相符(本院花小卷第113頁、第117 頁),故而被告陳昆澤在和解書上所填載之內容尚無虛偽不 實,亦無刑法第215條業務上登載不實文書罪之適用,併此 敘明。 (四)被告徐錦春、黃筠琇尚無行使偽造私文書、偽造署押之犯行 及犯意:   訊據證人即同案被告陳昆澤於本院審理時具結證稱:本案之 和解書是我當初提供給本院民事庭的,我會提供這份和解書 是因為修理廠已經把車輛修復好,就交給我們該份和解書, 就是除了蓋章、用印之外的部分,手寫的部分都是我後來補 上去的,我這裡把他們協調的內容做填寫。在提出這份和解 書給民事法院前,我並沒有事先拿給被告徐錦春、黃筠琇看 過,我只有跟他們提到有和解了等語(本院卷第133頁、第1 38頁),是被告徐錦春、黃筠琇前揭所辯沒有看過和解書, 不知道和解書內容是誰寫的等情,核與證人即同案被告於審 理時之具結證述相符,從而,被告徐錦春、黃筠琇2人所辯 尚非子虛,應屬可採。準此,被告徐錦春、黃筠琇既無在和 解書上填載任何文字,亦不知和解書填載之內容,即無偽造 私文書、偽造署押之犯行及犯意,自難認被告徐錦春、黃筠 琇2人涉有偽造私文書、偽造署押等罪嫌。又被告陳昆澤雖 自行在和解書上填載和解內容及代簽「胡壁蓮」署押,然其 尚未構成偽造私文書、偽造署押犯行等情,業已如前述,故 被告徐錦春、黃筠琇2人自無與被告陳昆澤構成偽造私文書 、偽造署押之共同正犯。 六、綜上所述,就公訴意旨所稱被告徐錦春、黃筠琇、陳昆澤所 涉之偽造署押、行使偽造私文書等犯行,檢察官所提出之證 據尚難認已達於通常一般人均不致有所懷疑,而得確信其為 真實之程度,是依無罪推定及有疑唯利被告之原則,本院即 無從為有罪之認定,則依前揭規定及說明,即均應為無罪之 諭知,以示審慎。 據上論斷,應依刑事訴訟法第301條第1項,判決如主文。 本案經檢察官羅美秀提起公訴,檢察官張君如到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  20  日          刑事第三庭 審判長 法 官 黃鴻達                     法 官 邱正裕                    法 官 韓茂山 以上正本證明與原本無異。 本件被告不得上訴。檢察官如不服本判決應於收受送達後20日內 向本院提出上訴書狀,並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者 ,應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當 事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如 對於本判決不服者,應具備理由請求檢察官上訴,其上訴期間之 計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 辯護人依據刑事訴訟法第346條、公設辯護人條例第17條及律師 法第43條2項、第46條等規定之意旨,尚負有提供法律知識、協 助被告之義務(含得為被告之利益提起上訴,但不得與被告明示 之意思相反)。 中  華  民  國  113  年  12  月  20  日                    書記官 林怡玉

2024-12-20

HLDM-113-訴-77-20241220-1

原附民
臺灣花蓮地方法院

因洗錢防制法等附帶民訴

臺灣花蓮地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度原附民字第172號 原 告 李枳蕾 被 告 胡緗崎 上列被告因被訴違反洗錢防制法等案件(本院113年度原金訴字第125號,起訴案號:113年度偵字第2436號),經上列原告提起附帶民事訴訟,本院裁定如下:   主 文 本件移送本院民事庭。   理 由 按因犯罪而受損害之人,於刑事訴訟程序得附帶提起民事訴訟, 對於被告及依民法負賠償責任之人,請求回復其損害。刑事訴訟 法第487條第1項定有明文。查被告胡緗崎因被訴違反洗錢防制法 等案件,經原告李枳蕾提起附帶民事訴訟,而查其內容繁雜,非 經長久之時日,不能終結其審判,爰依刑事訴訟法第504條第1項 前段,將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭,特此裁定。 中  華  民  國  113  年  12  月  20  日           刑事第三庭 審判長法 官 黃鴻達                   法 官 韓茂山                   法 官 邱正裕 上列正本證明與原本無異。 本件不得抗告。 中  華  民  國  113  年  12  月  20  日                   書記官 洪美雪

2024-12-20

HLDM-113-原附民-172-20241220-1

原金訴
臺灣花蓮地方法院

洗錢防制法等

臺灣花蓮地方法院刑事判決 113年度原金訴字第125號 公 訴 人 臺灣花蓮地方檢察署檢察官 被 告 胡緗崎 選任辯護人 曾泰源律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件,經檢察官提起公訴(113年 度偵字第2436號),本院裁定改行簡式審判程序,判決如下:   主 文 胡緗崎共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪,處有 期徒刑三月,併科罰金新臺幣一萬元,罰金如易服勞役,以新臺 幣一千元折算一日;又共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項 之洗錢罪,處有期徒刑二月,併科罰金新臺幣五千元,罰金如易 服勞役,以新臺幣一千元折算一日;又共同犯修正前洗錢防制法 第十四條第一項之洗錢罪,處有期徒刑二月,併科罰金新臺幣五 千元,罰金如易服勞役,以新臺幣一千元折算一日;又共同犯修 正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪,處有期徒刑二月,併 科罰金新臺幣五千元,罰金如易服勞役,以新臺幣一千元折算一 日;又共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪,處有 期徒刑二月,併科罰金新臺幣五千元,罰金如易服勞役,以新臺 幣一千元折算一日;又共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項 之洗錢罪,處有期徒刑二月,併科罰金新臺幣五千元,罰金如易 服勞役,以新臺幣一千元折算一日。應執行有期徒刑七月,併科 罰金新臺幣三萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣一千元折算一日 。   犯罪事實及理由 一、被告胡緗崎本案所犯者,均非為死刑、無期徒刑、最輕本刑 為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件,其於 準備程序進行中,先就被訴事實為有罪之陳述,經告知其簡 式審判程序之旨,並聽取檢察官、被告及辯護人之意見後, 本院依刑事訴訟法第273條之1第1項之規定,裁定進行簡式 審判程序,且依同法第273條之2規定,簡式審判程序之證據 調查,不受第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第16 3條之1及第164條至第170條規定之限制。  二、本案犯罪事實及證據,就證據部分補充被告於本院準備程序 及審理時之自白、被害人即告訴人趙○梅之通訊軟體對話截 圖,餘均引用檢察官起訴書(如附件)之記載。 三、論罪科刑:  ㈠行為後法律有變更者,適用行為時之法律。但行為後之法律 有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2條 第1項定有明文。行為後法律有變更,致發生新舊法比較適 用者,除易刑處分係刑罰執行問題,及拘束人身自由之保安 處分,因與罪刑無關,不必為綜合比較外,比較時應就罪刑 有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合 犯,以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因(如身分 加減)與加減例等一切情形,綜其全部罪刑之結果而為比較 ,並予整體之適用,不能割裂而分別適用有利之條文。被告 行為後,洗錢防制法於113年7月31日修正公布,同年0月0日 生效施行:  1.修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪之法定本刑為7 年以下有期徒刑,併科新臺幣5百萬元以下罰金,同條第3項 規定不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑,修正後洗 錢防制法第19條第1項則規定有第2條各款所列洗錢行為者, 處3年以上10年以下有期徒刑,併科新臺幣1億元以下罰金。 其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者,處6月以上 5年以下有期徒刑,併科新臺幣5,000萬元以下罰金,修正前 洗錢防制法第14條第3項之規定則予刪除。  2.上揭修正前洗錢防制法第14條第3項所規定之科刑限制,以 前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪為例 ,修正前一般洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑,但 其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有 期徒刑之拘束,形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處 斷刑」概念暨其形成過程未盡相同,然此等對於法院刑罰裁 量權所為之限制,已實質影響修正前一般洗錢罪之量刑框架 ,自應納為新舊法比較事項之列。  3.修正前洗錢防制法第16條第2項及修正後洗錢防制法第23條 第3項之規定,同以被告在偵查及歷次審判中均自白犯罪為 前提,修正後之規定並增列「如有所得並自動繳交全部所得 財物」等限制要件。  4.經比較結果,本案各該被害人即告訴人遭詐欺而匯入被告本 案帳戶之金額均未達1億元,就有期徒刑如依修正前洗錢防 制法第14條第1項,並依同條第3項及刑法第339條第1項規定 所形成之刑罰裁量處斷範圍,得科處之最高刑度為有期徒刑 5年、最低刑度為有期徒刑2月,如依修正後洗錢防制法第19 條第1項後段規定,所得科處之最高刑度亦為有期徒刑5年、 最低刑度則為有期徒刑6月;又被告本案於偵查中否認犯罪 ,故其並無上揭修正前、後洗錢防制法所定減刑規定適用之 餘地,依前揭加減原因與加減例之說明,適用修正前、後洗 錢防制法論以一般洗錢罪,量刑範圍之最高刑度均相同,然 若適用修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪,所得 量處之最低刑度為有期徒刑2月,適用修正後洗錢防制法第1 9條第1項後段之一般洗錢罪,所得量處之最低刑度則為有期 徒刑6月,綜合比較結果,以一體適用行為時法即修正前之 洗錢防制法較有利於被告。  ㈡核被告所為,各係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正 前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪;被告與向其收取帳號 資料之真實年籍姓名不詳之成年人(本案並無證據可認該人 係屬18歲以下之人,基於罪疑惟輕,利歸被告之法理,應認 該年籍姓名不詳之人為成年人)就本案各該犯行間,均有犯 意聯絡及行為分擔,應依共同正犯論處。  ㈢詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪,其罪數計算,以被 害人數、被害次數之多寡,決定其犯罪之罪數;又洗錢防制 法制定之目的係為防止洗錢者利用洗錢活動掩飾其犯罪事實 ,妨礙對特定犯罪及其金流之追查,故其保護之法益主要係 國家對於特定犯罪之訴追及處罰權,而追查、究明被害人被 害金錢之流向,亦有兼及保護被害人個人財產法益之目的。 如行為人主觀上為掩飾自己或他人數個因不同特定犯罪之不 法所得,而為不同之洗錢行為,縱於密接之時間內為之,然 既係妨害國家對於行為人所犯不同案件之追查及處罰權,侵 害數個國家法益,且其各次之洗錢行為,又與不同之前置犯 罪聯結,依社會通念,已難認其各次行為間不具有獨立性; 倘若洗錢行為所侵犯之被害人財產法益並非同一,則各次洗 錢行為之罪數認定,除應考量行為人主觀犯意外,亦不能不 審視個案被害人財產法益受侵害之情形,以確保充分而不過 度之行為人罪責評價。是以:  1.被告就附表一編號1及編號3所示之同一被害人因遭詐騙而陷 於錯誤,致先後數次匯款至被告所提供之帳戶,時間尚屬密 接,各侵害同一被害人之財產法益,顯係各基於同一犯罪決 意為之,在刑法上以視為數個舉動之接續施行,合為包括之 一行為予以評價,較為合理,就附表一編號1及編號3所示, 各應依接續犯論以一罪。 2.被告係以一行為而觸犯詐欺取財及修正前洗錢防制法第14條 第1項之洗錢等二罪名,為想像競合犯,依刑法第55條規定 ,各從一重之修正前洗錢防制法第14條第1巷之洗錢罪處斷 。 3.附表一所示本案各該被害人相異,而被告就附表二所示之操 作轉匯之款項既係由附表一所示之各該相異之被害人所匯入 ,依上開說明,其洗錢犯行經與附表一所示對各該被害人實 施之各該詐欺取財之前置犯罪聯結,已各具有其獨立性,應 分論併罰之。  ㈣爰以行為人之責任為基礎,審酌被告應可預見任意提供個人 專屬性極高之金融帳戶資料予他人,將遭詐欺集團不詳成員 利用為詐欺取財等不法犯罪之工具,仍基於不確定故意,將 其所申設之本案帳戶之帳號資料提供他人使用,致使該帳戶 被利用作為他人實施詐欺取財犯行之收受、提領犯罪所得之 人頭帳戶,各該被害人受騙而受有之財產上損失均非低微, 復又將各該被害人匯入之款項轉至其註冊使用虛擬貨幣帳戶 後將購買之虛擬貨幣轉至其他指定之電子錢包,製造金流斷 點,而掩飾、隱匿實施詐欺取財犯罪所得之去向及所在,致 執法人員不易追緝,危及社會治安並擾亂社會正常交易秩序 ,所為實屬不該,並考量被告本案參與之程度,與實際對各 該被害人實施詐欺取財犯行且最終實際取得詐得財物之正犯 有別,復斟酌被告於本院審理時尚能坦承犯罪之犯後態度, 兼衡其於本院準備程序及審理時自陳之智識程度、生活及經 濟狀況、因無資力而無法與各該被害人商談和解、前無犯罪 紀錄之素行(詳見臺灣高等法院被告前案紀錄表)等一切情 狀,分別量處如主文所示之刑,併定其應執行之刑及諭知罰 金易服勞役之折算標準。 四、沒收:  ㈠被告自承其並未因本案犯行而獲取任何報酬或利益,且觀諸 卷內事證,亦無從證明被告因本案犯行有取得犯罪所得,是 本案既無現實存在且屬於被告之犯罪所得,即不得對其宣告 沒收或追徵。  ㈡被告行為後,洗錢防制法業於113年7月31日修正公布,其中 洗錢防制法第25條第1、2項規定「犯第19條、第20條之罪, 洗錢之財物或財產上利益,不問屬於犯罪行為人與否,沒收 之(第1項)。犯第19條或第20條之罪,有事實足以證明行 為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益,係取自 其他違法行為所得者,沒收之(第2項)。」,依刑法第2條 第2項規定,應直接適用裁判時之現行法即洗錢防制法第25 條第1項規定,毋庸為新舊法比較。參酌洗錢防制法第25條 第1項修正理由所示避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益 (即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不 合理現象,爰於第一項增訂「不問屬於犯罪行為人與否」之 意旨,且第2項沒收之客體既係以「有事實足以證明行為人 所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益」,則應認洗 錢防制法第25條第1項仍應以經查獲且為行為人所得支配之 洗錢之財物或財產上利益為限,始得予以沒收。查被告就各 該被害人匯入其提供之台新銀行帳戶之各該款項,已分次轉 匯至其所申請之虛擬貨幣帳戶,並購買虛擬貨幣後轉至指定 之電子錢包等情,業據被告自承在卷,且有該台新銀行帳戶 交易明細表在卷可考,本案查無現由被告所得支配之洗錢財 物或財產上之利益,亦無證據證明被告與前開年籍姓名不詳 之成年人就其轉匯之各該被害人所匯入之款項及購買後轉至 其他指定之電子錢包之虛擬貨幣有事實上之共同處分權限, 自無從依洗錢防制法第25條第1項規定沒收之。 ㈢被告之台新銀行帳戶、提款卡及其自承註冊虛擬貨幣交易所 時所產生之如附件之附表二受款帳號欄所示二帳號,雖均為 供其犯本案詐欺及洗錢犯罪所用之物及資料,並未扣案,然 該台新銀行帳戶已遭通報列為警示帳戶,被告於警詢時亦陳 明其現無法使用虛擬交易貨幣APP,因帳戶被警示,無法點 進去看等語,且有卷附之反詐騙諮詢專線紀錄表、通報警示 簡便格式表、金融機構聯防機制通報單及165專線協請金融 機構暫行圈存疑似詐欺款項通報單為憑,況該等帳戶及提款 卡等資料及物品可隨時停用、掛失補辦、變更密碼或由相關 機構、事業或人員暫停或限制全部或部分功能,或逕予關閉 (修正前洗錢防制法第15條之2第5項及現行洗錢防制法第22 條5項規定參照,被告前已經花蓮縣警察局吉安分局依修正 前洗錢防制法第15條之2第2項規定核發書面告誡,詳見警卷 第173頁),就沒收制度所欲達成之社會防衛目的亦無助益 ,不具刑法上之重要性,依刑法第38條之2第2項規定,無宣 告沒收、追徵之必要。 據上論斷,依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段 ,判決如主文。 本案經檢察官張立中提起公訴,檢察官張君如到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  20  日          刑事第三庭 法 官 黃鴻達 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備理 由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本 之日期為準。 辯護人依據刑事訴訟法第346條、公設辯護人條例第17條及律師 法第43條2項、第46條等規定之意旨,尚負有提供法律知識、協 助被告之義務(含得為被告之利益提起上訴,但不得與被告明示 之意思相反)。 中  華  民  國  113  年  12  月  20  日                書記官 洪美雪 附錄本案論罪科刑法條全文: 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者,處七年以下有期徒刑,併科新臺 幣五百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 刑法第339條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 附件: 臺灣花蓮地方檢察署檢察官起訴書                    113年度偵字第2436號   被   告 胡緗崎  上列被告因詐欺等案件,業經偵查終結,認應該提起公訴,茲將 犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、胡緗崎明知金融機構帳戶為關係個人財產、信用之重要理財 工具,如提供他人使用,未加闡明正當用途,常被利用為與 財產有關之犯罪工具,而對於犯罪集團或不法份子利用他人 金融機構帳戶實行詐欺或其他財產犯罪,有所預見,並可預 見提領他人匯入自己金融帳戶之來路不明款項後,轉交與第 三人之舉,極可能係詐欺集團為收取詐騙所得款項,且欲掩 人耳目隱匿所得去向、所在,竟以此等事實之發生均不違背 其本意之不確定故意,於民國113年3月5日19時前之某時許 ,將自己名下台新國際商業銀行000-00000000000000號帳戶 (下稱上開帳戶)帳號資料提供予真實姓名年籍不詳之人。該 人復以附表一所示詐欺方式,向附表一所示之人施用詐術, 使其等均陷於錯誤,於附表一所示時間,將附表一所示金額 之款項匯至上開帳戶,復由胡緗崎依該人之指示於附表二所 示時間、地點,將附表二所示款項轉匯至胡緗崎申辦之虛擬 貨幣入金帳戶,復依該人之指示將購得之虛擬貨幣轉至指定 之電子錢包,以此方式製造金流之斷點,致無從追查,而掩 飾、隱匿該犯罪所得之去向、所在。嗣因附表一所示之人於 匯款後察覺受騙,報警處理,始循線查悉上情。 二、案經附表一所示之廖○華、李○蕾、劉○恩、陳○丹、趙○梅、 龍○錚訴由花蓮縣警察局吉安分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實: 編號 證據名稱 待證事實 1 1.被告胡緗崎於警詢及偵 查中之供述 2.被告與line暱稱「三只羊網路」、「黛安娜Diana」、「Adam」、「Eric」對話紀錄擷圖 被告坦承提供上開帳戶並聽從他人指示操作轉帳之事實。 2 被告上開帳戶之開戶基本資料及交易明細紀錄各1份 1.上開帳戶以被告名義申設 之事實。 2.附表1所示之人遭詐騙後匯款至上開帳戶之事實。 3 附表1編號1所示告訴人廖○華之警詢筆錄、通訊軟體對話截圖 證明附表1編號1所示告訴人受詐騙將款項匯入犯罪事實所載帳戶之事實。 4 附表1編號2所示告訴人李○蕾之警詢筆錄、通訊軟體對話截圖、臺幣活存交易明細 證明附表1編號2所示告訴人受詐騙將款項匯入犯罪事實所載帳戶之事實。 5 附表1編號3所示告訴人劉○恩之警詢筆錄、通訊軟體對話截圖、轉帳交易明細 證明附表1編號3所示告訴人受詐騙將款項匯入犯罪事實所載帳戶之事實。 6 附表1編號4所示告訴人陳○丹之警詢筆錄、通訊軟體對話截圖、轉帳交易明細 證明附表1編號4所示告訴人受詐騙將款項匯入犯罪事實所載帳戶之事實。 7 附表1編號5所示告訴人趙○梅之警詢筆錄、轉帳交易明細 證明附表1編號5所示告訴人受詐騙將款項匯入犯罪事實所載帳戶之事實。 8 附表1編號6所示告訴人龍○錚之警詢筆錄、通訊軟體對話截圖、轉帳交易明細 證明附表1編號6所示告訴人受詐騙將款項匯入犯罪事實所載帳戶之事實。 二、核被告所為,係犯刑法第339條第1項詐欺取財罪嫌及洗錢防 制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌。被告所犯上開2罪,係一 行為觸犯數罪名之想像競合犯,應依刑法第55條規定,從一 重依洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪論處。又被告與 真實姓名不詳之詐欺集團成員,有犯意聯絡及行為分擔,請 論以共同正犯。另被告供犯罪所用上開帳戶,請依刑法第38 條第2項宣告沒收。至被告領取之款項為犯罪所得,請依刑 法第38條之1第1項前段宣告沒收之,於全部或一部不能沒收 或不宜執行沒收時,請依同條第3項,追徵其價額。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此 致 臺灣花蓮地方法院 中  華  民  國  113  年  6   月  28  日                檢 察 官 張立中 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  7   月  2   日                書 記 官 邱浩華 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第339 條 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者,處7 年以下有期徒刑,併科新臺 幣5 百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表一 編號 被害人 詐騙方式 匯款時間 匯款方式/金 額(新臺幣) 匯入之銀行帳戶 1 廖○華 (提告) 詐欺集團成員以「假購物」之方式,致廖月華誤信為真,陷於錯誤,於右列時間,匯款右列金額,至右列帳戶。 113年3月5日19時14分許。 19時15分許。 19時20分許。 19時22分許。 19時29分許。 19時31分許。 19時52分許。 19時58分許。 4萬9,985元。 4萬9,989元。 4萬9,985元。 4萬9,989元。 9萬9,985元。 9萬9,989元。 4萬9,985元。 4萬9,985元。 上開帳戶。 2 李○蕾 (提告) 詐欺集團成員以「假購物」之方式,致李枳蕾誤信為真,陷於錯誤,於右列時間,匯款右列金額,至右列帳戶。 113年3月5日19時33分許。 9萬9,987元。 3 劉○恩 (提告) 詐欺集團成員以「假購物」之方式,致劉維恩誤信為真,陷於錯誤,於右列時間,匯款右列金額,至右列帳戶。 113年3月5日20時許。 20時2分許。 4萬9,986元。 3萬2,026元。 4 陳○丹 (提告) 詐欺集團成員以「假抽獎」之方式,致陳致丹誤信為真,陷於錯誤,於右列時間,匯款右列金額,至右列帳戶。 113年3月5日20時3分許。 2萬9,987元。 5 趙○梅 (提告) 詐欺集團成員以「假購物」之方式,致趙春梅誤信為真,陷於錯誤,於右列時間,匯款右列金額,至右列帳戶。 113年3月5日20時4分許。 2萬9,985元。 6 龍○錚 (提告) 詐欺集團成員以「假抽獎」之方式,致龍羿錚誤信為真,陷於錯誤,於右列時間,匯款右列金額,至右列帳戶。 113年3月5日20時9分許。 2萬9,998元。 附表二 編號 提領或轉帳時間 提領或轉帳地點 提領或轉帳金額(新臺幣) 受款帳號 1 113年3月5日19時29分許 在花蓮縣吉安鄉自強路某全家便利超商ATM,以提款卡操作上開帳戶轉出 31萬元 000-00000000000000000 2 113年3月5日19時33分許 在花蓮縣吉安鄉自強路某全家便利超商ATM,以提款卡操作上開帳戶轉出 9萬9,000元 000-00000000000000000 3 113年3月5日19時34分許 在花蓮縣吉安鄉自強路某全家便利超商ATM,以提款卡操作上開帳戶轉出 9萬9,000元 000-00000000000000000 4 113年3月5日19時38分許 在花蓮縣吉安鄉自強路某全家便利超商ATM,以提款卡操作上開帳戶轉出 4萬元 000-00000000000000000 5 113年3月5日19時48分許 在花蓮縣吉安鄉自強路某全家便利超商ATM,以提款卡操作上開帳戶轉出 6萬元 000-00000000000000000 6 113年3月5日20時1分許 在花蓮縣吉安鄉自強路某全家便利超商ATM,以提款卡操作上開帳戶轉出 13萬元 000-00000000000000000 7 113年3月5日20時8分許 在花蓮縣吉安鄉自強路某全家便利超商ATM,以提款卡操作上開帳戶轉出 14萬元 000-00000000000000000 8 113年3月5日20時25分許 在花蓮縣吉安鄉自強路某全家便利超商ATM,以提款卡操作上開帳戶轉出 4萬4,500元 000-00000000000000000

2024-12-20

HLDM-113-原金訴-125-20241220-1

原易
臺灣花蓮地方法院

妨害自由

臺灣花蓮地方法院刑事判決 113年度原易字第53號 公 訴 人 臺灣花蓮地方檢察署檢察官 被 告 戴若男 選任辯護人 楊宗霖律師(法扶律師) 上列被告因違反槍砲彈藥刀械管制條例等案件,經檢察官提起公 訴(112年度偵字第2504號),本院判決如下:   主  文 戴若男犯非法持有可發射金屬或子彈具殺傷力之槍枝罪,處有期 徒刑貳年,併科罰金新臺幣參萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣 壹仟元折算壹日。扣案如附表編號1所示之物沒收。   犯罪事實 戴若男為太魯閣族原住民,其於民國112年3月15日22時11分許, 持其所有、原供作原住民文化上或生活上工具使用之自製如附表 編號1所示之長槍1枝(下稱本案槍枝),搭乘不知情之蘇遠和( 原名范遠和,所涉違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌,另經臺灣 花蓮地方檢察署〈下稱花蓮地檢署〉檢察官為不起訴處分)所騎乘 之車號000-000號普通重型機車欲前往山區打獵,行經花蓮縣○○ 鄉○○村○○00號多功能活動中心附設籃球場時,見賴博勝、巫○○( 00年0月生,真實姓名年籍詳卷,下稱甲男)在該處打球,戴若 男竟因與甲男之父巫□□(真實姓名年籍詳卷,下稱乙男)曾有 嫌隙,為宣洩不滿情緒,竟基於非供作原住民文化上或生活上工 具使用目的而持有可發射金屬或子彈具殺傷力槍枝及恐嚇危害安 全之犯意,持本案槍枝下車對賴博勝、甲男說:幹你娘,我是誰 等語(所涉公然侮辱罪嫌,未經告訴),隨即朝賴博勝身旁射擊 2次,再持本案槍枝指向甲男,並恫稱:你爸爸找我麻煩,我還 沒找他麻煩,很快啦,不會是今天等語,復朝甲男身旁射擊1次 ,而以此加害生命、身體之事恫嚇賴博勝、甲男,致其等心生畏 懼,足生危害於安全,併自斯時起,偏離原住民傳統文化、祭儀 或狩獵生活之價值內涵,而非法持有本案槍枝。   理  由 一、程序事項:  ㈠按刑事訴訟法第267條有關檢察官就犯罪事實之一部起訴者, 其效力及於全部之規定,是為學說所稱之起訴(或公訴)不 可分原則。而實質上一罪及裁判上一罪,在訴訟法上係一個 訴訟客體,無從割裂,故其一部分犯罪事實,經檢察官不起 訴處分確定後,檢察官再就全部犯罪事實提起公訴。經法院 審理結果,認曾經不起訴處分部分與其他部分均屬有罪,且 二罪間確具有實質上一罪或裁判上一罪關係時,依上開起訴 不可分原則,其起訴之效力自及於曾經檢察官不起訴處分確 定部分,法院應就全部犯罪事實予以審判。而檢察官前所為 之不起訴處分應認具有無效之原因,不生效力,無確定力之 可言(最高法院101年度台上字第2449號刑事判決意旨參照 )。本案被告戴若男所犯非法持有非制式獵槍部分,雖曾經 花蓮地檢署檢察官為不起訴處分,惟本院認被告自持槍作為 不法犯罪工具時起,其非法持有本案槍枝部分,與起訴之恐 嚇危害安全罪均屬有罪,且二罪間確具有裁判上一罪關係( 詳後述),依上開說明,其起訴之效力自及於曾經檢察官為 不起訴處分部分,法院仍應就全部犯罪事實予以審判,且此 部分業經公訴檢察官以補充理由書補充相關罪名(院卷第17 1-173頁),而本院亦當庭對被告踐行相關罪名之告知義務 (院卷第157、280頁)。是本院就被告涉犯非法持有具殺傷 力之槍枝罪部分併予審理,並無違反一事不再理原則之問題 ,合先敘明。  ㈡又兒童及少年為刑事案件之被害人,司法機關所製作必須公 開之文書,除其他法律特別規定之情形外,不得揭露足以識 別兒童及少年身分之資訊,兒童及少年福利與權益保障法第 69條第1項第4款、第2項分別定有明文。查甲男為本案之被 害人,案發時係屬12歲以上、未滿18歲之少年,而乙男為甲 男之父。爰此,上揭各該人之姓名年籍資料,均屬足以識別 甲男身分之資訊,依上述法律規定,本判決均以代號稱之。  ㈢本案以下所引各項證據,均未據檢察官、被告及辯護人爭執 證據能力,爰不就證據能力部分再予贅述。 二、認定犯罪事實所憑之證據及理由:  ㈠上開犯罪事實,業據被告供承在卷(偵卷第111頁、院卷第15 8、160-161、292、293頁),且經告訴人即賴博勝、甲男於 警詢之指訴明確(警卷第5-11、15-21〈花蓮地檢署不公開資 料袋〉頁),核與證人蘇遠和於警詢及偵訊時之證述、證人 乙男於警詢及本院審理時之證述相符(警卷第61-65、67-69 〈花蓮地檢署不公開資料袋〉頁、偵卷第64-66頁、院卷第281 -285頁),復有花蓮縣警察局新城分局扣押筆錄暨扣押物品 目錄表、監視器影像截圖、被告住處照片、扣案物照片、花 蓮縣警察局槍枝性能檢測報告表、內政部警政署刑事警察局 鑑定書在卷可稽(警卷第47-57、71-85、129-141頁、偵卷 第77-80頁),並有扣案之本案槍枝1支可佐。  ㈡槍砲彈藥刀械管制條例第20條第1項規定:「原住民未經許可 ,製造、運輸或持有自製之獵槍、魚槍,或漁民未經許可, 製造、運輸或持有自製之魚槍,供作生活工具之用者,處2 千元以上2萬元以下罰鍰,本條例有關刑罰之規定,不適用 之。」係考量原住民使用獵槍有其文化、生活上之需要,故 基於保障原住民基本權利及多元文化,對其未經許可製造、 運輸或持有獵槍等牴觸禁止規範之行為,在法益衝突之權衡 判斷下,認係社會價值規範應加以容忍之行為,可以阻卻行 為之違法性,而不構成犯罪。惟不論係經主管機關許可而持 有合法之自製獵槍,或未經主管機關許可而持有之自製獵槍 ,只限於原住民供作「生活工具之用」(即與原住民之傳統 習俗文化目的有關),始不在刑事罰之列。於持有行為繼續 中,如有溢出文化上或生活上工具之範圍而使用,甚且持供 不法犯罪用途者,因已偏離原住民傳統文化、祭儀或狩獵生 活之價值內涵,該原有阻卻違法之狀態即告中止,而具違法 性。此違法性,如係出於不法犯罪用途,即足當之,至不法 犯罪用途係出於長期性之反覆為之,抑或一時性之偶發事件 ,在所不問。否則,無異容許原住民製造、運輸或持有獵槍 後,即可享有永久不受原住民狩獵文化或生活需求節制而恣 意使用槍枝之權限,此當非社會所認同或允許之權利(最高 法院111年度台上字第2810號、109年度台上字第4516號、10 7年度台上字第1404號、第1199號、第4234號判決意旨均同 此旨)。查本案槍枝係由金屬擊發機構、木質槍托及已貫通 之金屬槍管組合而成,擊發功能正常,可供擊發口徑0.27吋 打釘槍用空包彈(作為發射動力),用以發射彈丸使用,具 有殺傷力,此有內政部警政署刑事警察局112年6月15日刑鑑 字第1120040265號鑑定書在卷可佐(偵卷第77頁)。又觀諸 卷附鑑定書之本案槍枝照片(偵卷第78頁)可知,上開長槍 外型簡單,結構甚為簡略、材質亦屬粗糙,則該槍非屬制式 或兵工廠所生產,而為簡易自製之獵槍,應堪認定。被告為 原住民(院卷第9頁),持有本案槍枝供打獵生活之用,其 持有本案槍枝之初,雖未經主管機關許可,然依槍砲彈藥刀 械管制條例第20條第1項規定,僅違反相關行政管制措施, 不得逕以非法持有非制式獵槍之罪刑論科,惟其於前開時、 地持本案槍枝以前揭方式恫嚇賴博勝及甲男,已完全偏離原 住民傳統文化、祭儀或狩獵生活之價值內涵,而逸脫供作生 活工具用途之範圍,自其持作不法犯罪工具時起,即無前揭 阻卻違法規定之適用,而具有違法性。  ㈢綜上所述,足認被告前開出於任意性之自白與事實相符,堪 以採信。本案事證明確,被告犯行堪以認定,應予依法論科 。  三、論罪科刑:  ㈠被告行為後,槍砲彈藥刀械管制條例於113年1月3日經總統以 華總一義字第11200115281號令修正公布,增訂第9條之1第2 項:「持第8條第1項或第9條第1項所列槍砲,於公共場所、 公眾得出入之場所開槍射擊或朝公共場所、公眾得出入之場 所開槍射擊者,處5年以上12年以下有期徒刑,併科新臺幣1 千萬元以下罰金。但原住民族基於傳統文化、祭儀、非營利 自用獵捕野生動物者,不在此限」之規定。惟此規定為被告 行為時所無,依罪刑法定原則,自無適用於本案之餘地。  ㈡核被告所為,係違反槍砲彈藥刀械管制條例第8條第4項之非 法持有可發射金屬或子彈具殺傷力之槍枝罪及刑法第305條 之恐嚇危害安全罪。  ㈢公訴意旨固認被告係成年人故意對少年甲男犯罪,應依兒童 及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定加重其刑, 惟被告辯稱:我不知道甲男未滿18歲等語。按兒童及少年福 利與權益保障法第112條第1項前段所定之加重處罰,須證明 該成年人有教唆、幫助、利用兒童及少年或與之共同實行犯 罪,以及對兒童及少年犯罪之不確定故意,始足當之(最高 法院104年度台上字第1846判決意旨參照)。被告行為時為 成年人,而甲男則係12歲以上、未滿18歲之少年,此觀其等 之年籍資料,固堪認定。惟查,證人甲男於警詢時證稱:我 不認識被告,案發時是第1次看到等語(警卷第19頁〈花蓮地 檢署不公開資料袋〉);證人乙男於本院審理時亦證稱:我 雖跟被告認識,但很少來往,我跟被告見面大部分是在我家 隔壁,被告不會來我家走動,我們喝酒時也沒有聊家裡面的 狀況,被告有時候會去台北工作,最長好幾個月等語(院卷 第285-288頁);復衡酌少年甲男於案發時年滿16歲,惟其 當時身高體型與一旁已成年之賴博勝尚無明顯差距,有案發 時監視器影像截圖在卷可佐(警卷第71-79頁),自難僅從 外表判斷甲男之年紀。從而,被告辯稱其不知甲男未成年等 語,尚非不可採信,又卷內亦無事證足認被告行為時確切知 悉甲男為少年,依罪證有疑利於被告原則,尚難以上揭規定 加重其刑。     ㈣被告於上開時、地持本案槍枝朝賴博勝身旁射擊2次,持本案 槍枝指向甲男恫稱上開話語,旋又朝甲男身旁射擊1次之恐 嚇危害安全犯行,其犯罪時、地密接,手法亦屬相同,各行 為之獨立性極為薄弱,難以強行分離,以包括一行為予以評 價較為合理,屬接續犯,僅論以一罪。   ㈤按刑法第55條所定,一行為而觸犯數罪名之想像競合犯存在 之目的,係在避免對於同一不法要素予以過度評價;則其所 謂「一行為」,應兼指所實行者為完全或局部同一之行為, 或其行為著手實行階段可認為同一者,均得認為合於一行為 觸犯數罪名之要件,而評價為想像競合犯。被告為原住民, 其持有本案槍枝從事供作生活工具打獵之用,雖未經主管機 關許可,然依槍砲彈藥刀械管制條例第20條第1項規定,原 僅違反相關行政管制措施,嗣被告於上開時、地起意持本案 槍枝以前揭方式同時對賴博勝、甲男為恐嚇行為,自斯時起 ,其持有行為始為非法,被告以本案槍枝恐嚇賴博勝、甲男 之行為僅有一行為,故被告持槍恐嚇之行為,係一行為違反 槍砲彈藥刀械管制條例第8條第4項之非法持有可發射金屬或 子彈具殺傷力之槍枝罪及刑法第305條之恐嚇危害安全罪, 為想像競合犯,應從一重論處非法持有可發射金屬或子彈具 殺傷力之槍枝罪。      ㈥又犯罪情狀顯可憫恕,即認科以最低刑度仍嫌過重者,得酌 量減輕其刑,刑法第59條定有明文,所謂「顯可憫恕」,係 指被告之犯行有情輕法重之情,客觀上足以引起一般人同情 ,處以法定最低刑度仍失之過苛,尚堪憫恕之情形而言。被 告未經許可持有本案槍枝,用以恐嚇賴博勝及甲男,固應予 責難。惟念被告犯後於偵查中、本院審理時均坦承犯行,深 表悔意,且持有該槍枝初始之目的係供狩獵,並非意在犯罪 ,係因上開時、地酒後情緒失控,一時失慮,方持槍用以恐 嚇賴博勝及甲男,因而逾越原先持有槍枝「供作生活工具之 用」範疇,以致偶然觸法,其違法之時間甚短暫,且扣案本 案槍枝其外型簡單、結構簡陋,有本案槍枝照片附卷可參( 偵卷第137頁),與一般持槍作案之犯罪人多選定體積較小 、攜帶方便之槍械有所不同,其危害性相對較小。此外,甲 男於本院審理時表示願意原諒被告、乙男亦稱被告有誠意已 到其家中致歉等語(院卷第288-289頁),賴博勝則稱不用 調解且經通知未到庭表示意見,此有本院公務電話紀錄、送 達證書及報到單在卷可參(院卷第45-46、261、277頁), 復查無其他證據證明被告持有本案槍枝期間有其他持為不法 使用或造成他人傷亡之情,可徵其對社會治安所生危害仍屬 有限,縱科以槍砲彈藥刀械管制條例第8條第4項之罪之最低 刑度(該罪法定刑為3年以上10年以下有期徒刑,併科新臺 幣700萬元以下罰金),尚嫌過重,容有情輕法重之虞,在 客觀上足以引起一般之同情,爰依刑法第59條規定酌減其刑 。   ㈦爰以行為人之責任為基礎,審酌被告未尊重其自身之原住民 傳統習慣文化,在供作生活工具使用之範圍內妥適使用本案 槍枝,竟因與乙男曾有嫌隙,臨時起意向甲男及賴博勝尋釁 ,並持本案槍枝作為恐嚇渠等之工具,所為實不足取;惟念 被告犯後知所悔悟、始終坦承犯行,且已徵得被害人甲男及 其父乙男之原諒,酌以被告雖有調解意願,惟被害人賴博勝 表示不用調解,業如前述;兼衡被告於本院審理時自述之智 識程度、職業、家庭生活、經濟狀況(院卷第294頁),暨 其前科素行(如臺灣高等法院被告前案紀錄表所示)等一切 情狀,量處如主文所示之刑,並就併科罰金部分諭知易服勞 役之折算標準。  四、沒收:   扣案如附表編號1所示之長槍1把,乃未經許可不得持有之違 禁物,不問屬於被告與否,應依刑法第38條第1項規定宣告 沒收。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官羅美秀提起公訴,檢察官張君如到庭執行職務。  中  華  民  國  113  年  12  月  19  日          刑事第三庭 審判長法 官 黃鴻達                   法 官 邱正裕                   法 官 簡廷涓 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備理 由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本 之日期為準。 辯護人依據刑事訴訟法第346條、公設辯護人條例第17條及律師 法第43條2項、第46條等規定之意旨,尚負有提供法律知識、協 助被告之義務(含得為被告之利益提起上訴,但不得與被告明示 之意思相反)。 中  華  民  國  113  年  12  月  19  日                   書記官 鄭儒 附錄本案論罪科刑法條全文: 槍砲彈藥刀械管制條例第8條 未經許可,製造、販賣或運輸制式或非制式鋼筆槍、瓦斯槍、麻 醉槍、獵槍、空氣槍或第4條第1項第1款所定其他可發射金屬或 子彈具有殺傷力之各式槍砲者,處無期徒刑或5年以上有期徒刑 ,併科新臺幣1千萬元以下罰金。 未經許可,轉讓、出租或出借前項所列槍砲者,處5年以上有期 徒刑,併科新臺幣1千萬元以下罰金。 意圖供自己或他人犯罪之用,而犯前2項之罪者,處無期徒刑或7 年以上有期徒刑,併科新臺幣1千萬元以下罰金。 未經許可,持有、寄藏或意圖販賣而陳列第1項所列槍砲者,處3 年以上10年以下有期徒刑,併科新臺幣7百萬元以下罰金。 第1項至第3項之未遂犯罰之。 犯第1項、第2項或第4項有關空氣槍之罪,其情節輕微者,得減 輕其刑。 中華民國刑法第305條 以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人,致生危害 於安全者,處2年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 附表: 編號 扣案物 數量 鑑定結果 1 長槍(槍枝管制編號0000000000) 1支 槍枝總長約119.7公分。認係其他可發射金屬或子彈之槍枝,由金屬擊發機構、木質槍托及已貫通之金屬槍管組合而成,擊發功能正常,可供擊發口徑0.27吋打釘槍用空包彈(作為發射動力),用以發射彈丸使用,認具殺傷力。

2024-12-19

HLDM-113-原易-53-20241219-1

原附民
臺灣花蓮地方法院

因洗錢防制法等附帶民訴

臺灣花蓮地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度原附民字第87號 原 告 高麗芳 被 告 陳寶琳 上列被告因113年度原金訴字第97號違反洗錢防制法等案件,經 原告提起附帶民事訴訟,本院裁定如下:   主 文 本件移送本院民事庭。   理 由 一、按法院認附帶民事訴訟確係繁雜,非經長久時日不能終結其 審判者,得以合議裁定移送該法院之民事庭;適用簡易訴訟 程序案件之附帶民事訴訟,準用第501條或第504條之規定, 刑事訴訟法第504條第1項前段、第505條第1項分別定有明文 。 二、本件原告高麗芳就本院113年度原金訴字第97號被告陳寶琳 被訴違反洗錢防制法等案件,提起附帶民事訴訟請求損害賠 償,查有前項情形,爰依上開法條,裁定如主文。 中  華  民  國  113  年  12  月  19  日          刑事第三庭  審判長法 官 黃鴻達                      法 官 簡廷涓                      法 官 韓茂山 上列正本證明與原本無異。 本件不得抗告。 中  華  民  國  113  年  12  月  19  日                    書記官 林怡玉

2024-12-19

HLDM-113-原附民-87-20241219-1

原附民
臺灣花蓮地方法院

因洗錢防制法等附帶民訴

臺灣花蓮地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度原附民字第161號 原 告 賴華駿 被 告 徐茼愉 上列被告因113年度原金訴字第91號違反洗錢防制法等案件,經 原告提起附帶民事訴訟,本院裁定如下:   主 文 本件移送本院民事庭。   理 由 一、按法院認附帶民事訴訟確係繁雜,非經長久時日不能終結其 審判者,得以合議裁定移送該法院之民事庭;適用簡易訴訟 程序案件之附帶民事訴訟,準用第501條或第504條之規定, 刑事訴訟法第504條第1項前段、第505條第1項分別定有明文 。 二、本件原告賴華駿就本院113年度原金訴字第91號被告徐茼愉 被訴違反洗錢防制法等案件,提起附帶民事訴訟請求損害賠 償,查有前項情形,爰依上開法條,裁定如主文。 中  華  民  國  113  年  12  月  19  日          刑事第三庭  審判長法 官 黃鴻達                      法 官 簡廷涓                      法 官 韓茂山 上列正本證明與原本無異。 本件不得抗告。 中  華  民  國  113  年  12  月  19  日                    書記官 林怡玉

2024-12-19

HLDM-113-原附民-161-20241219-1

附民
臺灣花蓮地方法院

因個人資料保護法附帶民訴

臺灣花蓮地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 112年度附民字第267號 原 告 程智誼 (住居所詳卷) 訴訟代理人 劉彥廷律師 被 告 徐若凌 上列被告因違反個人資料保護法等案件(112年度訴字第170號) ,經原告提起附帶民事訴訟,請求損害賠償,本院裁定如下:   主 文 本件移送本院民事庭。   理 由 上列被告徐若凌因違反個人資料保護法等案件(112年度訴字第1 70號),經原告程智誼提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜,非經 長久之時日,不能終結其審判,爰依刑事訴訟法第504條第1項前 段,將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭,特此裁定。 中  華  民  國  113  年  12  月  19  日          刑事第三庭 審判長法 官 黃鴻達                   法 官 邱正裕                   法 官 簡廷涓 上列正本證明與原本無異。 本件不得抗告。 中  華  民  國  113  年  12  月  19  日                   書記官 鄭儒

2024-12-19

HLDM-112-附民-267-20241219-1

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