搜尋結果:蘇永銘

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上訴
臺灣高等法院

違反槍砲彈藥刀械管制條例

臺灣高等法院刑事判決                   114年度上訴字第727號 上 訴 人 即 被 告 蘇永銘 選任辯護人 吳誌銘律師 上列上訴人即被告因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件,不服臺灣 士林地方法院113年度訴字第353號,中華民國113年11月26日第 一審判決(起訴案號:臺灣士林地方檢察署113年度偵字第5544 號),提起上訴,本院判決如下:   主 文 原判決關於蘇永銘刑之部分撤銷。 上開撤銷部分,蘇永銘處有期徒刑伍年陸月,併科罰金新臺幣參 萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。   事實及理由 一、本院審判範圍:   刑事訴訟法第348條第3項規定:上訴得明示僅就判決之刑、 沒收或保安處分一部為之。其立法理由謂:「為尊重當事人 設定攻防之範圍,並減輕上訴審審理之負擔,容許上訴權人 僅針對刑、沒收或保安處分一部提起上訴,其未表明上訴之 認定犯罪事實部分,則不在第二審之審判範圍。如為數罪併 罰之案件,亦得僅針對各罪之刑、沒收、保安處分或對併罰 所定之應執行刑、沒收、保安處分,提起上訴,其效力不及 於原審所認定之各犯罪事實,此部分犯罪事實不在上訴審審 查範圍。」是科刑事項已可不隨同其犯罪事實單獨成為上訴 之標的,且上訴人明示僅就科刑事項上訴時,第二審法院即 不再就原審法院認定之犯罪事實為審查,應以原審法院認定 之犯罪事實,作為論認原審量刑妥適與否之判斷基礎。本件 被告蘇永銘提起第二審上訴,明示僅就原判決之量刑上訴( 本院卷第104頁),依前揭說明,本院僅就原審判決量刑妥 適與否進行審理,至於原審判決認定犯罪事實、罪名及沒收 部分,均非本院審理範圍。 二、本院審查原判決關於被告量刑是否妥適,作為量刑依據之犯 罪事實及所犯法條、罪名,均依第一審判決之認定及記載。 三、刑之加重與減輕事由:  ㈠被告前因違反槍砲彈藥刀械管制條例等案件,經臺灣士林地 方法院以106年度聲字第1587號裁定應執行有期徒刑6年10月 確定,於民國106年3月17日入監執行,而於111年6月10日假 釋付保護管束,嗣經撤銷假釋,於113年7月31日入監執行殘 刑1年4月8日,有本院被告前案紀錄表可佐(本院卷第44至4 5、66頁),被告為本案犯行時,前開執行刑尚未執行完畢 ,自不構成累犯。  ㈡犯本條例之罪,於偵查或審判中自白,並供述全部槍砲、彈 藥、刀械之來源及去向,因而查獲或因而防止重大危害治安 事件之發生者,得減輕或免除其刑,槍砲彈藥刀械管制條例 第18條第4項前段定有明文。被告於警詢、檢察官訊問時雖 供述所持槍枝來源為綽號「阿飛」之黃坤沅,並指認其人( 臺灣士林地方檢察署113年度偵字第5544號偵查卷宗第16、1 01頁),然因除被告單一供述外,查無其他積極證據足供佐 證,業經臺灣士林地方檢察署檢察官以113年度偵緝字第186 5號為不起訴處分確定,有上開不起訴處分書存卷為憑(本 院卷第71至73頁),無從認因被告之供述而查獲,或因而防 止重大危害治安事件之發生,自無槍砲彈藥刀械管制條例第 18條第4項前段規定之適用。 四、撤銷原判決之理由及科刑審酌事由:  ㈠原審以被告犯非法持有非制式手槍罪,事證明確,予以論罪 ,其科刑固非無見。惟關於刑罰之量定,固屬法院自由裁量 之職權行使,刑事審判之量刑,旨在實現刑罰權分配之正義 ,故對科刑判決之被告量刑,應符合罪刑相當原則,使罰當 其罪,以契合人民之法律感情,此所以刑法第57條明定科刑 應審酌一切情狀,尤應注意該條所列各款情形,以為科刑輕 重之標準,並應受比例原則與平等原則等一般法律原則支配 ,以期達成客觀上之適當性、相當性與必要性之價值要求。 本件被告持有具殺傷力之非制式手槍僅有1枝,復係借入未 久即遭查獲,持有期間非長,且未同時持有子彈,對於他人 人身安全、國家秩序及社會安寧造成潛在危害並非重大,被 告亦未持以從事其他犯罪使用,原審量處有期徒刑6年,併 科罰金新臺幣5萬元,有失衡平,難認符合比例原則及罪刑 相當原則。從而,被告上訴指摘原審量刑過重,為有理由, 應由本院將原判決關於被告科刑部分撤銷。  ㈡爰以行為人之責任為基礎,審酌未經許可之槍枝危害人身安 全、社會秩序至鉅,其流通、持有均為國法所厲禁,被告無 視法律禁令,恣意持有具有殺傷力之非制式手槍,對於社會 治安造成潛在危害,守法觀念欠缺,行為偏差,自應受相當 程度之刑事非難,兼衡被告之素行,於本院審理時自承之智 識程度、工作所得、扶養親屬之家庭生活狀況(本院卷第10 8頁),其犯罪之動機、目的、手段,及持有槍枝之期間、 種類、數量,暨被告犯後坦承犯行之態度等一切情狀,量處 如主文第二項所示之刑,並諭知罰金易服勞役之折算標準, 資為懲儆。 據上論斷,應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段(依刑事裁判精簡原則,僅記載程序法條),判決 如主文。 本案經檢察官陳沛臻提起公訴,檢察官侯靜雯到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  27  日          刑事第三庭  審判長法 官 張惠立                    法 官 楊仲農                    法 官 廖怡貞 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 劉芷含   中  華  民  國  114  年  3   月  27  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 槍砲彈藥刀械管制條例第7條 未經許可,製造、販賣或運輸制式或非制式火砲、肩射武器、機 關槍、衝鋒槍、卡柄槍、自動步槍、普通步槍、馬槍、手槍或各 類砲彈、炸彈、爆裂物者,處無期徒刑或7年以上有期徒刑,併 科新臺幣3千萬元以下罰金。 未經許可,轉讓、出租或出借前項所列槍砲、彈藥者,處無期徒 刑或5年以上有期徒刑,併科新臺幣1千萬元以下罰金。 意圖供自己或他人犯罪之用,而犯前二項之罪者,處死刑或無期 徒刑;處徒刑者,併科新臺幣5千萬元以下罰金。 未經許可,持有、寄藏或意圖販賣而陳列第1項所列槍砲、彈藥 者,處5年以上有期徒刑,併科新臺幣1千萬元以下罰金。 意圖供自己或他人犯罪之用,以強盜、搶奪、竊盜或其他非法方 法,持有依法執行公務之人所持有之第1項所列槍砲、彈藥者, 得加重其刑至二分之一。 第1項至第3項之未遂犯罰之。

2025-03-27

TPHM-114-上訴-727-20250327-1

簡上
臺灣士林地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣士林地方法院刑事判決 114年度簡上字第42號 上 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 蘇永銘 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件,不服本院於民國113 年11月27日所為113年度士簡字第1205號第一審簡易判決(聲請 簡易判決處刑案號:113年度偵字第13949號),提起上訴,本院 管轄之第二審合議庭判決如下:   主 文 原判決關於刑之部分撤銷。 上開撤銷部分,庚○○幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之 洗錢罪,處有期徒刑參月,併科罰金新臺幣貳萬元,罰金如易服 勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。   事實及理由 一、本件上訴之審理範圍:     刑事訴訟法第348條第1項規定:「上訴得對於判決之一部為 之」,同條第3項並規定:「上訴得明示僅就判決之刑、沒 收或保安處分一部為之」,上開規定依同法第455條之1第3 項規定,於對簡易判決不服之上訴程序亦有準用。查原審判 決後,檢察官提起上訴,並明示僅就科刑部分提起上訴(簡 上卷第127頁)。是依前揭規定,本件之審理範圍僅限於原 審量刑部分,不及於原審所認定之犯罪事實、據以認定事實 之證據與所犯法條及沒收等部分,故就此等部分之認定,除 事實及理由欄二第3行關於「黃韋榮」之記載應予刪除外, 均引用原審判決所記載之事實、證據及理由及沒收(如附件 ),另補充證據如下:被告庚○○於本院審理時供述明確(簡 上卷第129頁)。 二、檢察官上訴指稱:被告於案發迄今未曾嘗試與各該告訴人和 解或賠償其等所受損害,於原審雖認罪,然顯係為求取原審 從輕量刑之機會,實則其並非真心悔悟之意,犯後態度難謂 良好,本案原審量刑顯屬過輕。 三、論罪科刑及原判決撤銷之理由  ㈠新舊法比較  ⒈按洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文31條,除第6、11 條之施行日期由行政院另定外,自同年8月2日施行生效(下 稱新洗錢法),其中關於一般洗錢罪,修正前洗錢防制法( 下稱舊洗錢法)第14條「有第2條各款所列洗錢行為者,處7 年以下有期徒刑,併科新臺幣500萬元以下罰金。前項之未 遂犯罰之。前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重 本刑之刑」之規定,經修正為新洗錢法第19條「有第2條各 款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併科新 臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣1億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5,000 萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」。新洗錢法與舊洗錢法 關於一般洗錢罪之法定本刑,於洗錢之財物或財產上利益未 達新臺幣1億元之情況下,其刑度之上、下限有異,且新洗 錢法刪除舊洗錢法第14條第3項關於論以一般洗錢罪「不得 科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之規定,法院審理 結果,倘認不論依新、舊洗錢法均成立一般洗錢罪,則依刑 法第2條第1項「行為後法律有變更者,適用行為時之法律。 但行為後之法律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法 律」之新舊法律選擇適用規定,關於刑之減輕或科刑限制等 事項在內之新舊法律相關規定,究應綜合比較後整體適用法 律,而不得任意割裂?抑或尚非不能割裂適用,而可不受法 律應整體適用原則之拘束?然因行為人同時為普通詐欺取財 及一般洗錢行為所應據判決基礎之法律見解已有複數紛爭之 積極歧異,經最高法院刑事第七庭於113年10月23日向最高 法院其他刑事庭提出徵詢,且徵詢程序已完成,受徵詢之各 刑事庭均主張採取肯定說即認法律變更之比較,應就罪刑有 關之法定加減原因與加減例等一切情形,其中包括舊洗錢法 第14條第3項之規定,綜其全部罪刑之結果而為比較等旨之 見解,此有最高法院113年度台上字第2303號判決可資參照 。  ⒉經查,被告行為後,洗錢防制法於113年7月31日經修正公布 ,自113年8月2日起生效施行。而修正前洗錢防制法第14條 第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期 徒刑,併科5百萬元以下罰金。」(但因有同條第3項「不得 科以超過特定犯罪所定最重本刑之刑」規定,故最高度刑亦 不得超過詐欺罪之有期徒刑5年),嗣修正並調整條次移為 第19條第1項「有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10 年以下有期徒刑,併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財 產上利益未達1億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科5 千萬元以下罰金」。而被告本案犯洗錢罪之財物並未達1億 元,該當於修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定(6月以 上5年以下有期徒刑,併科5千萬元以下罰金),依被告行為 時即修正前洗錢防制法第14條第1項之法定最低度刑為有期 徒刑2月,依同條第3項規定所宣告之刑度最高不得超過5年 ,修正後洗錢防制法第19條第1項後段之法定最低刑為有期 徒刑6月,最高為5年,兩者比較結果(兩者之最高刑度相同 ,應比較最低刑度),依刑法第2條第1項前段規定,以修正 前洗錢防制法第14條第1項之規定,對被告較為有利。  ⒊另就被告行為時法(即113年7月31日修正前洗錢防制法第16 條第2項)規定:「犯前4條之罪,在偵查『及歷次』審判中均 自白者,減輕其刑」、裁判時法(即113年7月31日修正後第 23條3項)規定:「犯前4條之罪,在偵查『及歷次』審判中均 自白者,『如有所得並自動繳交全部所得財物者』,減輕其刑 ;『並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財 物或財產上利益,或查獲其他正犯或共犯者,減輕或免除其 刑』」比較觀之,亦即依行為時規定,行為人僅需在偵查及 歷次審判中自白者,即得減輕其刑;惟依裁判時規定,行為 人除須於偵查及歷次審判中均自白外,復增訂如有所得並自 動繳交全部所得財物者,始符減刑規定。經比較之結果,裁 判時之規定未較有利於被告,依刑法第2條第1項前段規定, 以修正前洗錢防制法第16條第2項規定,對被告較為有利。  ⒋是依上開說明,經整體綜合比較結果,以113年7月31日修正 前洗錢防制法之規定最有利於被告,應適用113年7月31日修 正前之規定論處。  ㈡核被告所為,係犯刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法 第14條第1項之幫助洗錢罪,及刑法第30條第1項前段、第33 9條第1項之幫助詐欺取財罪。  ㈢被告係以一行為同時觸犯上開數罪名,屬想像競合犯,應依 刑法第55條規定,從重論以幫助洗錢罪。又被告提供金融帳 戶之行為,幫助他人分別詐騙不同被害人之財物,係以一行 為觸犯數個幫助洗錢罪,亦為想像競合犯,應依刑法第55條 前段規定從一重處斷。  ㈣又被告係對正犯資以助力而實施犯罪構成要件以外之行為, 為幫助犯,爰依刑法第30條第2項規定,按正犯之刑減輕之 。  ㈤又被告於偵查及本院行簡上程序均業已自白犯行(113年度偵 字第13949號卷第47頁至第49頁、簡上卷第129頁),爰依11 3年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑, 並依法遞減之。  ㈥撤銷改判之理由  ⒈按量刑之輕重,係事實審法院得依職權自由裁量之事項,茍 已斟酌刑法第57條各款所列情狀而未逾越法定刑度,則不得 遽指為違法;又刑罰之量定屬法院自由裁量之職權行使,但 仍應審酌刑法第57條所列各款事由及一切情狀,為酌量輕重 之標準,並非漫無限制,在同一犯罪事實與情節,如別無其 他加重或減輕之原因,下級法院量定之刑,亦無過重或失輕 之不當情形,則上級法院對於下級法院之職權行使,原則上 應予尊重。查原審簡易判決審酌被告提供銀行帳戶供詐欺集 團詐騙他人財物,危害社會秩序,增加被害人尋求救濟之困 難,並使犯罪之追查趨於複雜,併考量被告犯罪之目的、手 段及被害情形,兼衡其生活狀況、智識程度及犯後態度等一 切情狀,量處如主文所示之刑,並就罰金部分諭知易服勞役 之折算標準,已充分斟酌被告犯後態度等情,而依刑法第57 條各款事項為量刑,經核原審所處刑度並無濫用裁量權、違 反罪刑相當原則等違法或不當情形。惟被告於偵查及本院行 簡上程序均業已自白犯行乙節,業經本院認定如前,其所為 已合於113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項之規定 ,應適用該規定減輕其刑,原審未及審酌,尚有未洽,是本 案量刑之基礎有所變動。從而檢察官上訴雖無理由,然原審 判決既有前開可議之處,自應由本院將原判決關於刑之部分 撤銷改判。  ⒉爰以行為人之責任為基礎,審酌被告可預見將金融帳戶交付 他人使用,可能因此幫助他人遂行詐欺及洗錢犯行,竟輕率 提供本案帳戶資料予對方,非但助長社會詐欺之風氣,致使 無辜民眾受騙而受有財產上損害,亦造成執法機關難以追查 詐騙集團成員之真實身分,且該特定詐欺犯罪所得遭掩飾、 隱匿而增加被害人求償上之困難,實無可取,應予非難;又 考量被告否認犯行;再審酌其未與各該被害人成立和解、調 解或賠償損失等情,併衡以被告之前案紀錄(法院前案紀錄 表)、本案之犯罪動機、目的、手段、被害人受害程度等節 ;暨兼衡被告於本院審理時自陳係國中肄業之智識程度、未 婚、有2名未成年子女之家庭、生活經濟等一切情狀(簡上 卷第136頁),量處如主文所示之刑,並就併科罰金部分諭 知易服勞役之折算標準。 據上論斷,應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第373條 、第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段,判決如主 文。 本案經檢察官戊○○聲請簡易判決處刑及提起上訴,檢察官錢義達 到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  26  日          刑事第七庭 審判長法 官 李育仁                             法 官 鄭仰博                             法 官 楊舒婷 (不得上訴)          以上正本證明與原本無異。                   書記官 許淳翔 中  華  民  國  114  年  3   月  26  日 附件: 臺灣士林地方法院刑事簡易判決 113年度士簡字第1205號 聲 請 人 臺灣士林地方檢察署檢察官 被   告 庚○○ 上列被告因詐欺等案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(113年 度偵字第13949號),本院判決如下:   主 文 庚○○幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪,處有期 徒刑參月,併科罰金新臺幣參萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣 壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣壹拾貳萬元沒收之,於全部或一部不能 沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。   事實及理由 一、本件犯罪事實、證據及應適用之法條,均引用如附件檢察官 聲請簡易判決處刑書之記載。 二、按行為後法律有變更者,適用行為時之法律,但行為後之法 律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2 條第1項定有明文。查被告黃韋榮行為後,洗錢防制法於民 國113年7月31日公布,並自同年8月2日起生效施行,修正前 洗錢防制法第14條第1項係規定:「有第2條各款所列洗錢行 為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺幣5百萬元以下罰金。 」,修正後移至同法第19條第1項規定:「有第2條各款所列 洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併科新臺幣1億 元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元 者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元以下 罰金。」。而本案被告所涉洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣(下同)1億元,若適用修正前洗錢防制法第14條第1項 規定,及同條第3項所定有期徒刑部分之宣告刑不得超過刑 法第339條第1項詐欺取財罪之法定最重本刑5年之限制,法 院能量處之刑度為「2月以上,5年以下之有期徒刑,併科50 0萬元以下罰金」,相較於修正後洗錢防制法第19條第1項後 段規定,法院能量處之刑度為「6月以上,5年以下之有期徒 刑,併科5,000萬元以下罰金」,並參酌刑法第35條第2項、 第3項第3款規定,應認修正前洗錢防制法第14條第1項規定 較有利於被告,是依刑法第2條第1項前段規定,自應適用被 告行為時即修正前第14條第1項規定。 三、爰審酌被告提供銀行帳戶供詐欺集團詐騙他人財物,危害社 會秩序,增加被害人尋求救濟之困難,並使犯罪之追查趨於 複雜,併考量被告犯罪之目的、手段及被害情形,兼衡其生 活狀況、智識程度及犯後態度等一切情狀,量處如主文所示 之刑,並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準。另犯罪所得 之12萬元報酬自應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定 宣告沒收,並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵 其價額。 四、依刑事訴訟法第449條第1項前段及第3項、第454條第2項, 修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項,刑法第2條第1項、 第11條前段、第30條第1項前段及第2項、第339條第1項、第 42條第3項前段、第38條之1第1項前段、第3項、第55條,刑 法施行法第1條之1,逕以簡易判決處刑如主文。 中  華  民  國  113  年  11  月  27  日          士林簡易庭 法 官 楊峻宇 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本庭提出上訴書狀(須 附繕本)。 中  華  民  國  113  年  11  月  29  日                書記官 徐子偉 附錄:本案論罪科刑法條全文 修正前洗錢防制法第14條第1項 有第二條各款所列洗錢行為者,處七年以下有期徒刑,併科新臺 幣五百萬元以下罰金。 刑法第339條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下 罰金。 【原審附件】 臺灣士林地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                    113年度偵字第13949號   被   告 庚○○ 男 37歲(民國00年0月00日生)             住○○市○○區○○路0段000巷00弄              00號4樓             居新北市○○區○○街00巷0弄00號5              樓             (另案於法務部○○○○○○○○附設勒戒處所執行觀察勒戒中)             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件,業經偵查終結,認為宜聲請 以簡易判決處刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:      犯罪事實 一、庚○○明知金融機構帳戶係供個人使用之重要理財及交易工具 ,並已預見將自己之金融機構帳戶資料提供他人使用,可能 遭犯罪集團利用為收取、提領詐欺等財產犯罪贓款之工具,藉 以掩飾、隱匿特定犯罪所得之去向,竟基於幫助詐欺取財及 幫助洗錢之不確定故意,於民國112年12月20日下午3時7分 許前不詳時間,在新北市汐止區某處,將其名下之華南商業 銀行(金融機構代碼008)帳號000000000000號帳戶(下稱 本案帳戶)之金融卡及密碼、網路銀行帳號密碼交付闕壯宇 (另行簽分偵辦),由闕壯宇轉交真實姓名年籍不詳之詐欺 集團成員,容任該詐欺集團成員作為詐欺取財、洗錢犯罪使 用,並由闕壯宇交付新臺幣(下同)共計12萬元作為報酬。 嗣該詐欺集團成員意圖為自己不法之所有,共同基於詐欺取 財及洗錢之犯意聯絡,以假投資之方式,向附表所示之人施 用詐術,致附表所示之人陷於錯誤,而於附表所示時間,匯 款如附表所示金額至本案帳戶,隨即遭轉匯一空,以此方式 製造金流斷點,掩飾、隱匿上開犯罪所得之去向。 二、案經丁○○、乙○○、己○○、甲○○、丙○○告訴及新北市政府警察 局汐止分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實,業據被告庚○○於偵查中坦承不諱,核與證人 即告訴人丁○○、乙○○、己○○、甲○○、丙○○於警詢時之證述相 符,並有附表所示證據、本案帳戶之基本資料及存款交易明 細、新北市政府警察局汐止分局告誡書等在卷可稽,足認被 告自白與事實相符,其犯嫌堪以認定。 二、按行為後法律有變更者,適用行為時之法律,但行為後之法 律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後,洗錢防制法業於113年7 月31日修正公布,並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢 防制法第14條第1項規定:「有第2條各款所列洗錢行為者, 處7年以下有期徒刑,併科5百萬元以下罰金。」修正後洗錢 防制法第19條第1項規定:「有第2條各款所列洗錢行為者, 處3年以上10年以下有期徒刑,併科1億元以下罰金。其洗錢 之財物或財產上利益未達1億元者,處6月以上5年以下有期 徒刑,併科5千萬元以下罰金。」經比較新舊法,修正後洗 錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未 達1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑,而屬 得易科罰金之罪,應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後 段規定較有利於被告,依刑法第2條第1項但書規定,應適用 修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。又洗錢防制法 增訂第15條之2(現行法第22條)關於無正當理由而交付、 提供帳戶、帳號予他人使用之管制與處罰規定,並於該條第 3項針對惡性較高之有對價交付、一行為交付或提供合計三 個以上帳戶、帳號,及經裁處後5年以內再犯等情形,科以 刑事處罰。其立法理由乃以任何人向金融機構申請開立帳戶 、向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申 請帳號後,將上開機構、事業完成客戶審查同意開辦之帳戶 、帳號交予他人使用,均係規避現行本法所定客戶審查等洗 錢防制措施之脫法行為,若適用其他罪名追訴,因主觀之犯 意證明不易、難以定罪,影響人民對司法之信賴,故立法截 堵是類規避現行洗錢防制措施之脫法行為,採寬嚴並進之處 罰方式。其中刑事處罰部分,究其實質內涵,乃刑罰之前置 化。亦即透過立法裁量,明定前述規避洗錢防制措施之脫法 行為,在特別情形下,雖尚未有洗錢之具體犯行,仍提前到 行為人將帳戶、帳號交付或提供他人使用階段,即科處刑罰 。從而,倘若案內事證已足資論處行為人一般洗錢、詐欺取 財罪之幫助犯罪責,即無另適用同法第15條之2第3項刑罰前 置規定之餘地,亦無行為後法律變更或比較適用新舊法可言 (最高法院113年度台上字第2472號判決意旨參照)。是核 被告所為,係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1 項後段之幫助洗錢罪嫌。被告以一行為觸犯上開數罪名,為 想像競合犯,並幫助詐欺集團成員詐取附表所示之告訴人之 財物,而侵害數法益,為想像競合犯,請依刑法第55條規定 ,從一重之幫助洗錢罪處斷。 三、沒收部分: (一)被告因上開犯行而獲有報酬12萬元,業據被告供承在卷, 為被告之犯罪所得且未扣案,請依刑法第38條之1第1項、 第3項規定,宣告沒收,並於全部或一部不能沒收或不宜 執行沒收時,追徵其價額。 (二)按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律, 為刑法第2條第2項定有明文。次按113年7月31日修正公布 、000年0月0日生效施行之洗錢防制法第25條第1項規定: 「犯洗錢防制法第19條、第20條之罪,洗錢之財物或財產 上利益,不問屬於犯罪行為人與否,沒收之。」其立法理 由揭示:「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪,為減少犯罪 行為人僥倖心理,避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益 (即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之 不合理現象,爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』 ,並將所定行為修正為『洗錢』。」經查,告訴人丁○○、乙 ○○、己○○、甲○○、丙○○匯入本案帳戶之款項,固為洗錢之 財物,然未經查獲,亦非被告所得管領、支配,被告就本 案所隱匿之洗錢財物不具實際掌控權,參諸前揭立法意旨 ,爰不予聲請宣告沒收。 四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此 致 臺灣士林地方法院 中  華  民  國  113  年  8   月  20  日              檢 察 官 戊○○ 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  9   月  6   日              書 記 官 張雅禎 附錄本案所犯法條全文: 中華民國刑法第30條 (幫助犯及其處罰) 幫助他人實行犯罪行為者,為幫助犯。雖他人不知幫助之情者, 亦同。 幫助犯之處罰,得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條 (普通詐欺罪) 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第 2 條各款所列洗錢行為者,處 3 年以上 10 年以下有期徒 刑,併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益 未達新臺幣一億元者,處 6 月以上 5 年以下有期徒刑,併科新 臺幣 5 千萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附記事項: 本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理,法院簡易庭得不傳喚被告、 輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑;被告、被害 人、告訴人等對告訴乃論案件如欲聲請法院調(和)解或已達成 民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述 意見之必要時,請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。 附表: 編號 被害人 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 證據 1 丁○○ (提告) 112年12月20日15時7分許 255萬4,970元 ①新北市政府警察局中和分局秀山派出所受(處)理案件證明單 ②第一商業銀行匯款申請書回條 ③告訴人丁○○之第一商業銀行帳戶存摺封面及內頁影本 ④告訴人丁○○與詐欺集團成員之對話紀錄截圖 ⑤內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 ⑥新北市政府警察局中和分局秀山派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 ⑦金融機構聯防機制通報單 2 乙○○ (提告) 112年12月21日15時3分許 70萬元 ①高雄市政府警察局林園分局忠義派出所受(處)理案件證明單 ②郵政跨行匯款申請書 ③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 ④高雄市政府警察局林園分局忠義派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 3 己○○ (提告) 112年12月22日8時35分許 198萬8,675元 ①臺北市政府警察局信義分局三張犁派出所受(處)理案件證明單 ②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 ③臺北市政府警察局信義分局三張犁派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 4 甲○○ (提告) 112年12月21日10時30分許 148萬元 ①詐欺集團成員偽造之工作證及收據照片 ②告訴人甲○○與詐欺集團成員之對話紀錄截圖 ③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 ④苗栗縣警察局苗栗分局公館分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 5 丙○○ (提告) 112年12月21日13時40分許 78萬9,539元 ①新北市政府警察局三峽分局三峽派出所受(處)理案件證明單 ②臺灣土地銀行匯款申請書翻拍照片 ③詐欺集團成員偽造之工作證及收據照片 ④告訴人丙○○與詐欺集團成員之對話紀錄截圖 ⑤內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 ⑥新北市政府警察局三峽分局三峽派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表

2025-03-26

SLDM-114-簡上-42-20250326-1

臺灣臺中地方法院

竊盜

臺灣臺中地方法院刑事判決 112年度易字第3538號 113年度易字第160號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 鄭文章 (現另案於法務部○○○○○○○執行 中) 蘇永銘 (現另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中) 上 1 人 選任辯護人 翁晨貿律師(法扶律師) 上列被告因竊盜案件,經檢察官提起公訴(112年度偵字第46869 號)以及追加起訴(112年度偵字第53902號),本院判決如下:   主  文 鄭文章犯如附表一主文欄所示之罪,處如附表一主文欄所示之刑 ,應執行有期徒刑壹年。 蘇永銘犯如附表一主文欄所示之罪,處如附表一主文欄所示之刑 ,應執行有期徒刑壹年拾月。 未扣案如附表二所示之犯罪所得均沒收,於全部或一部不能沒收 或不宜執行沒收時,追徵其價額。   犯罪事實 一、蘇永銘與鄭文章係友人,鄭文章因缺錢花用,遂於民國112 年4月2日某時許(後續犯罪事實欄所出現之日期均為112年 ,故省略之)向蘇永銘表示有意行竊,蘇永銘即於4月4日晚 間某時許邀集鄭文章共同行竊。其等即共同意圖為自己不法 之所有,基於侵入住宅、逾越窗戶竊盜之犯意聯絡,先由鄭文 章於4月4日晚間某時許,向不知情之柯鴻偉借用車牌號碼00 0-000號普通重型機車(下稱A機車),作為犯案之交通工具 使用,其等再於A機車車牌上懸掛口罩予以遮掩;嗣蘇永銘 、鄭文章就於4月5日凌晨1時許前往臺中市大甲區之紀立璿 住處(地址詳卷,下稱案發地點),先由蘇永銘開啟該住處 之窗戶,並逾越窗戶竊取該住處之大門鑰匙,其等2人再以 該鑰匙開啟大門後,共同侵入該住處搜尋財物,而竊得紀立 璿所有之背包1個(內有現金新臺幣【下同】400元),並基 於同一竊盜犯意,接續進入停放於該住處門前之車牌號碼00 00-00號自小客車(下稱B汽車)內,竊取自小客車內之現金 500元,得手後,其等2人即共同搭乘A機車離開現場。 二、嗣蘇永銘、鄭文章為避免於現場留下跡證,即基於逾越窗戶 竊盜之犯意聯絡,由蘇永銘指示鄭文章再次前往現場竊取B 汽車;鄭文章因而於4月5日凌晨4時14分許,委託不知情之 柯鴻偉騎乘上開機車載其至紀立璿住處附近之巷口,再獨自 步行至紀立璿住處,開啟該住處窗戶後,逾越窗戶伸手竊取 B汽車之鑰匙;其再以鑰匙竊得B汽車,竊得後將B汽車行駛 至苗栗縣苑裡西濱道路旁,鄭文章再通知蘇永銘到場會合, 由蘇永銘取走該車輛內之鑰匙、行照等物,其等再將B汽車 棄置在苗栗縣○○鎮○○0000號附近道路旁。 三、案經紀立璿訴由臺中市政府警察局大甲分局報告臺灣臺中地 方檢察署檢察官偵查起訴。   理  由 一、程序部分 (一)被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述,除法律有規定者 外,不得作為證據,刑事訴訟法第159條第1項前段定有明文 。查本件證人即被告鄭文章於警詢時之證述,就被告蘇永銘 而言屬於審判外之陳述,且無刑事訴訟法第159條之2規定之 例外情形,而辯護人於本院準備程序時認屬傳聞證據而爭執 證據能力(下均省略前稱僅稱卷號,本院易160卷第93頁) ,是依法不得作為本案認定被告蘇永銘犯行之證據。 (二)按被告以外之人於審判外之陳述,雖不符刑事訴訟法第159 條之1至之4等規定,惟經當事人於審判程序同意作為證據, 法院審酌該言詞或書面陳述作成時之情況,認為適當者,亦 得為證據。又當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時, 知有第159條第1項不得為證據之情形,而未於言詞辯論終結 前聲明異議者,視為有前項之同意,同法第159條之5定有明 文。查本案所引用其餘被告以外之人於審判外陳述(即被告 鄭文章以外之人於審判外之陳述),被告蘇永銘以及其辯護 人均於準備程序中同意有證據能力(本院易160卷第93頁) ,被告鄭文章則於本院準備程序中表示沒有意見(本院易35 38卷第85頁),且迄至言詞辯論終結未聲明異議,應視為有 刑事訴訟法第159條之5第1項之同意。本院審酌上開證據資 料製作時之情況,尚無違法不當或證明力明顯過低之瑕疵, 亦認為以之作為證據應屬適當,依刑事訴訟法第159條之5第 1項規定認前揭證據資料有證據能力,合先敘明。至其餘引 用非供述證據,與本件待證事實均有關聯性,且無證據證明 係公務員違背法定程序所取得,是依刑事訴訟法第158條之4 之反面解釋,均有證據能力。 二、事實部分 (一)訊據被告鄭文章就上開犯行坦承不諱。被告蘇永銘則矢口否 認犯行,辯稱:因為被告鄭文章騙我很多錢,我不願意跟被 告鄭文章單獨出去,怎可能與他一起竊盜,是被告鄭文章說 要賣我車子,我問他是不是贓車,被告鄭文章就不講話(本 院易160卷第91頁);被告鄭文章欠我3,000元,我不會為了 幾百元跟被告鄭文章一起去行竊(本院易3538卷第323頁) 等語;被告蘇永銘之辯護人則為其辯稱:本案證據僅有共犯 即被告鄭文章之指述,其他證據均不可作為補強證據,因此 本案缺乏補強證據,不可對被告蘇永銘為不利認定等語。 (二)經查,被告鄭文章確有犯罪事實欄所載犯行,並竊得如犯罪 事實欄所載之背包、現金、B汽車等情,經被告鄭文章坦承 不諱(本院易3538卷第326頁),並經證人即告訴人紀立璿 於警詢中(偵46869卷第123頁至第127頁)、證人柯鴻偉於 警詢以及偵訊(偵46869卷第107頁至第115頁、第265頁至第 269頁)、證人邱天皇於本院審理中(本院易3538卷第279頁 至第293頁)指證歷歷,另有警員職務報告(偵46869卷第91 頁至第92頁)、指認犯罪嫌疑人紀錄表:⑴被告鄭文章指認 證人柯鴻偉(偵46869卷第99頁至第105頁)、⑵證人柯鴻偉 指認被告鄭文章(偵46869卷第117頁至第121頁)、臺中市 政府警察局112年6月14日中市警鑑字第1120049674號鑑定書 (偵46869卷第129頁至第132頁)、勘察採證同意書、臺中 市政府警察局大甲分局刑案現場勘察報告(編號0000000000 )暨現場照片(偵46869卷第133頁至第159頁)、勘察採證 同意書、臺中市政府警察局大甲分局刑案現場勘察報告(編 號0000000000)暨現場照片、路口及住處外監視器畫面截圖 (偵46869卷第165頁至第201頁)、車牌號碼0000-00、7FC- 518號車輛詳細資料報表(偵46869卷第203頁至第205頁)、 告訴人報案之臺中市政府警察局大甲分局大甲派出所受理各 類案件紀錄表、受(處)理案件證明單(偵46869卷第207頁至 第211頁)等在卷可證,此部分事實首堪認定。 (三)被告蘇永銘確有為犯罪事實欄一、二所載犯行  1.按刑事訴訟法第156條第2項規定,被告雖經自白,仍應調查 其他必要之證據,以察其是否與事實相符。立法目的乃欲以 補強證據擔保自白之真實性;亦即以補強證據之存在,藉之 限制自白在證據上之價值。而所謂補強證據,則指除該自白 本身外,其他足資以證明自白之犯罪事實確具有相當程度真 實性之證據而言。雖其所補強者,非以事實之全部為必要, 但亦須因補強證據與自白之相互利用,而足使犯罪事實獲得 確信者,始足當之(最高法院74年度台覆字第10號判決意旨 參照)。  2.被告鄭文章於偵訊中之證詞略以:伊知道被告蘇永銘有在竊 盜,因為伊身上沒有錢,在李綜合醫院遇到被告蘇永銘時, 就要求被告蘇永銘如果有比較好賺的竊盜目標要跟伊說;被 告蘇永銘即於案發當日傍晚在醫院外跟伊說大甲有竊盜目標 ,並說自己車子壞了,伊就向證人柯鴻偉借用機車。當日晚 上,被告蘇永銘就指示伊路線,伊載被告蘇永銘到案發地點 後,伊就跟被告蘇永銘一起在屋內以及屋外的B汽車裡偷東 西,伊有獲利600元,被告蘇永銘則有拿到外幣;後來被告 蘇永銘要求伊再回到案發地點將車子開走,伊就請證人柯鴻 偉載到附近後,伊將放置在案發地點窗戶邊的車子遙控器拿 走,接著把車子開到某路邊,被告蘇永銘就再帶伊把車子開 到苑裡西濱道路旁的路邊,被告蘇永銘則再將車子鑰匙、遙 控器以及行照拿走等語(偵46869卷第279頁至第283頁)。  3.被告鄭文章於本院審理中之證詞略以:伊在李綜合醫院後面 遇到被告蘇永銘,在上址有綽號「白毛」之流浪漢以及證人 邱天皇,伊跟被告蘇永銘說自己缺錢,被告蘇永銘就跟伊說 「有再講」;4月4日晚上伊在上址又遇到被告蘇永銘,跟伊 說「我們出去」,意指有可以偷竊的目標,伊就向柯鴻偉借 用機車,再騎到上址找被告蘇永銘,被告蘇永銘即指示伊搭 載被告蘇永銘騎到案發地點。渠等抵達後,被告蘇永銘就打 開窗戶拿鑰匙給伊開門,伊跟被告蘇永銘進門後就一間一間 找,之後伊有再進到B汽車裡面拿零錢。伊有跟被告蘇永銘 把偷到的零錢平分。再後來被告蘇永銘說伊有拿零錢會留下 指紋,乾脆把B汽車偷走,伊就請證人柯鴻偉載到案發地點 ,伊到案發地點後將放置在案發地點窗戶邊的汽車遙控器拿 走,接著把B汽車開到附近的公園,被告蘇永銘就再聯絡伊 ,於是伊把車子開到苗栗縣○○鎮○○0000號,被告蘇永銘就把 B汽車的鑰匙以及行照拿走(本院易3538卷第135頁至第169 頁)。伊確實有在證人邱天皇面前和被告蘇永銘分贓款項, 地點就是在李綜合醫院後面停車場樓梯間等語(本院易3538 卷第292頁)。  4.證人邱天皇於本院審理中之證詞略以:伊記得二、三年前伊 住在李綜合醫院後面農會停車場的逃生梯,被告2人有提及 弄了一件案子,且被告2人在伊住的樓梯間分零錢;又被告 蘇永銘有將1把車鑰匙丟在地上叫伊丟掉,隔一兩天被告蘇 永銘又將該鑰匙取走。另伊並沒有協助被告2人聯絡,被告2 人都是直接來找伊等語(本院易3538卷第279頁至第293頁) 。  5.再觀諸卷內之監視錄影畫面截圖,確可見被告鄭文章騎乘A 機車前往案發地點時,係2人共同前往,且進入案發地點住 處時亦有2人在場,嗣離開案發地點時,亦有2人共同離開; 再被告鄭文章竊取B汽車時,確僅有1人抵達案發地點,並打 開窗戶翻找車鑰匙後,將B汽車駛離(偵46869卷第177頁至 第201頁)。  6.觀諸前開各項證據,可見證人即被告鄭文章於偵訊、本院審 理中之證詞前後均屬一致,就被告蘇永銘如何告知其竊盜目 標、如何前往案發地點、如何遂行竊盜犯行、如何回到案發 地點竊取B汽車、如何選定B汽車之停放位置等重要情節,前 後並無齟齬;而竊盜犯行並無如詐欺犯罪危害防制條例、洗 錢防制法等定有供出上手之減刑規定,被告鄭文章又係於警 詢時即承認犯行,實無動機甘冒偽證風險構陷被告蘇永銘, 其證詞應有相當之可信度。再者,證人邱天皇於本院審理中 證稱聽聞被告2人談論案件、互分零錢,且被告蘇永銘將車 鑰匙丟在其住處等情,其證詞雖非被告蘇永銘犯行之直接證 據,然其證述與被告鄭文章證述互分贓款、被告蘇永銘取走 車鑰匙等情節互核相符,若被告蘇永銘並未參與本案犯行, 證人邱天皇實無可能為如此證述;復監視錄影畫面截圖中, 亦可見得112年4月5日凌晨1時許,確實有2人共同騎乘A機車 前往案發地點行竊;凌晨4時許則確有1人至案發地點行竊, 益徵被告鄭文章並非無稽。而證人邱天皇之證詞以及錄影監 視截圖均可作為被告鄭文章證詞之補強證據,本案證人即被 告鄭文章之證詞有相當之可信度,又與證人邱天皇之證詞相 符,且與卷內監視錄影畫面截圖一致,足認被告蘇永銘確有 為本案犯罪事實欄一、二所載竊盜犯行。  7.辯護人雖主張本案僅有共犯自白而無補強證據(本院易3538 卷第326頁)等語,然補強證據本不以證明全部犯罪事實為 必要,只要足以補強共犯證詞,而映證其證詞之可信度,即 屬於適格之補強證據。被告鄭文章證稱其與被告蘇永銘2人 共同前往行竊,監視錄影器亦確拍攝到2人同車前往;又其 證稱有互分贓款、被告蘇永銘取走車鑰匙等情,亦與證人邱 天皇之證詞互相吻合,該等證據自屬補強證據,辯護人對於 補強證據之定義顯有誤會,不足為採。辯護人雖另主張證人 邱天皇證稱自己沒有拿到錢,與被告鄭文章偵訊中之證詞不 符,因此被告鄭文章證詞不可採(本院易3538卷第292頁) 等語,然證人之證詞依憑個人所存記憶而為陳述,而人對於 過往事物之記憶,隨時日之間隔而漸趨模糊或失真,自難期 其如錄影重播般地將過往事物之原貌完全呈現,本案被告鄭 文章、證人邱天皇所證述之其他情節均屬一致,被告鄭文章 又僅於偵訊中證稱被告蘇永銘有分錢給證人邱天皇,且被告 蘇永銘是否有分錢給證人邱天皇,就本案犯罪事實而言並非 何重要情節,對於被告鄭文章亦非屬印象深刻之事,實有可 能因時間經過,被告鄭文章之記憶有所模糊或誤認,尚難以 其於偵訊中之證詞有細微之更異,而逕認其證詞不可採。  8.辯護人雖另辯稱因被告2人間有金錢往來,所以不能因為證 人邱天皇看到被告2人有分錢就補強被告鄭文章之自白(本 院易3538卷第326頁至第327頁)等語,然而證人邱天皇不止 證述被告2人有分錢,且又證稱其等提及案件、被告蘇永銘 丟車鑰匙等,並非如辯護人所述,難認辯護人此部分辯詞可 採。辯護人另辯稱監視器畫面模糊不清,不可作為補強證據 (本院易3538卷第327頁)等語,然卷內監視器畫面截圖已 經足以辨認有2人共同前往行竊,即便無法從該監視器畫面 截圖明確辨認係何人,仍足以補強被告鄭文章之證詞,乃屬 當然,辯護人此部分辯詞難以為採。辯護人再辯稱被告2人 之間有金錢糾紛,被告鄭文章可能心生不滿而為不利供述( 本院易3538卷第327頁)等語,然而被告鄭文章於偵、審證 詞均互相符,若係構詞設陷被告蘇永銘,實無可能前後如此 一致,且卷內亦無證據足認被告2人確有金錢糾紛,毋認僅 有被告蘇永銘如此辯稱(被告鄭文章於本院審理中稱其並沒 有跟被告蘇永銘借其所聲稱之3,000元款項,只借500元,且 為本案竊盜案件時就以贓款抵免債務,本院易3538卷第323 頁),是尚難認此部分辯詞可採。  9.被告蘇永銘辯稱伊並沒有與被告鄭文章一同為本案犯行,而 是被告鄭文章透過證人邱天皇聯絡伊要賣車,伊有用通訊軟 體line與證人邱天皇聯絡,該手機就是在苗栗地院扣案之手 機(本院易160卷第91頁、易3538卷第166頁至第167頁)等 語;然查,經本院調取被告蘇永銘扣案之手機,並將該手機 送臺灣臺中地方檢察署為數位鑑定,該手機內根本未有被告 與證人邱天皇之對話紀錄,有臺灣臺中地方檢察署113年12 月9日函暨檢附之數位採證報告在卷可證(本院易3538卷第1 99頁至第256頁)。是被告蘇永銘所辯與客觀事證相悖,顯 係臨訟卸責之詞,難以為採。 10.被告蘇永銘復辯稱被告鄭文章、證人邱天皇有欠伊錢、偷伊 東西,且伊有借被告鄭文章3,000元,不會跟被告鄭文章一 起竊取幾百元(本院易160卷第93頁、易3538卷第166頁至第 167頁、第323頁)等語。然而本案無證據顯示被告鄭文章確 實與被告蘇永銘有3,000元之債務糾紛,已如上述;再本院 實在無法看出被告鄭文章積欠被告蘇永銘款項,為何可以導 出被告蘇永銘不會與被告鄭文章共同行竊之結論,該等辯詞 顯然欠缺前後邏輯,自難認被告蘇永銘辯詞可採。 11.據上,本案有前開證人證詞以及監視器畫面等證據,足認被 告蘇永銘確為本案犯行,被告蘇永銘以及辯護人之辯詞均不 可採。 (四)本案事證明確,被告2人犯行堪以認定,應予依法論罪科刑 。   三、論罪科刑 (一)核被告2人所為,就犯罪事實欄一所為,均係犯刑法第321條 第1項第1款、第2款逾越窗戶侵入住宅竊盜罪;就犯罪事實 欄二所為,均係犯刑法第321條第1項第2款逾越窗戶竊盜罪 。 (二)檢察官起訴書以及追加起訴書雖漏未記載被告2人涉犯逾越 窗戶竊盜罪,且認被告2人犯罪事實欄一、犯罪事實欄二為 接續犯(此部分應分論併罰,詳後述),然此部分業經本院 於審理程序中告知被告2人,無礙其等防禦權。又此部分僅 係加重條件之增加,無庸依刑事訴訟法第300條規定變更起 訴法條。 (三)按刑法之共同正犯,包括共謀共同正犯及實行共同正犯二者 在內;祇須行為人有以共同犯罪之意思,參與共同犯罪計畫 之擬定,互為利用他人實行犯罪構成要件之行為,完成其等 犯罪計畫,即克當之,不以每一行為人均實際參與部分構成 要件行為或分取犯罪利得為必要(最高法院96年度台上字第 1882號判決參照)。被告2人於犯罪事實欄一所載犯行,有 犯意聯絡以及行為分擔,應論以共同正犯。被告2人於犯罪 事實欄二所載犯行,既係互相謀議後推由被告鄭文章實行, 屬共謀共同正犯,亦應論以共同正犯。 (四)被告2人於犯罪事實欄一所為之竊盜犯行,先竊取屋內物品 ,再竊取車內零錢,犯罪目的同一,侵害法益又屬相同,各 行為間之獨立性極為薄弱,依一般社會健全觀念,難以強行 分開,應視為數個舉動之接續施行,以包括之一行為予以評 價,較為合理,應論以接續犯。 (五)被告2人於犯罪事實欄一所為之竊盜犯行,在其等2人離開現 場後顯然已經結束,且其等原本並未意圖竊取該車,而係事 後為求滅證而為之,顯係另行起意,尚難與犯罪事實欄二之 竊盜犯行論以接續犯,而應數罪併罰。 (六)加重  1.被告鄭文章前因竊盜案件,經臺灣苗栗地方法院以110年度 苗簡字第290號判決判處有期徒刑3月確定,於該案110年11 月8日執行完畢,其於有期徒刑執行完畢後5年內,故意再犯 本案有期徒刑以上之罪,且前案與本案罪質相同,並均為故 意犯罪,顯見被告不知記取教訓,對刑罰之反應力薄弱,認 適用刑法第47條第1項累犯加重之規定並無罪刑不相當之情 事,爰依刑法第47條第1項規定,加重其刑。  2.被告蘇永銘前因竊盜、違反毒品危害防制條例等案件,經臺 灣苗栗地方法院(下稱苗栗地院)分別以107年度易字第903 號、108年度易字第504號、108年度易字第436號、109年度 易字第734號判決判處有期徒刑10月、8月、10月、10月確定 ,嗣經同法院以110年度聲字第724號、臺灣高等法院臺中分 院以110年度抗字第1177號裁定應執行有期徒刑2年8月確定 ,經入監執行,於112年2月16日執行完畢出監,其於有期徒 刑執行完畢後5年內,故意再犯本案有期徒刑以上之罪,且 前案與本案罪質相同,並均為故意犯罪,顯見被告不知記取 教訓,對刑罰之反應力薄弱,認適用刑法第47條第1項累犯 加重之規定並無罪刑不相當之情事,爰依刑法第47條第1項 規定,加重其刑。 (七)爰以行為人之責任為基礎,審酌被告2人竟因貪圖錢財,率 爾為本案竊盜犯行,竊取告訴人錢財以及其車輛,嚴重侵害 其財產權,所為實應非難;復審酌被告鄭文章犯後自始承認 犯行,被告蘇永銘犯後始終否認犯行,又被告2人均未與告 訴人達成和解、調解或者賠償損失,告訴人遭竊之車輛則經 警尋得後發還;另審酌被告2人之前科紀錄(累犯部分不重 複評價),以及其等於本院審理程序中自陳之智識程度、家 庭狀況、經濟狀況,暨刑法第57條所定之其他一切情狀,量 處如附表一主文欄所示之刑。並審酌被告2人所犯2罪罪質, 其2犯行之行為惡性、相隔時間,復衡量整體刑法目的與整 體犯行之應罰適當性等,分別定其應執行刑如主文所示。 四、沒收 (一)按犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之;前二項之沒收, 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額;犯 罪所得已實際合法發還被害人者,不予宣告沒收或追徵,刑 法第38條之1第1項前段、第3項、第5項定有明文。另按宣告 前二條之沒收或追徵,有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、 犯罪所得價值低微,或為維持受宣告人生活條件之必要者, 得不宣告或酌減之,刑法第38條之2第2項亦有明文。 (二)被告2人所竊得如附表二所示之背包1個以及900元現金,係 其等犯罪所得,又未扣案,應依上開規定宣告沒收,於全部 或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 (三)被告2人所竊得之B汽車,雖係其等犯罪所得,然而該車業經 警尋得後發還告訴人,經告訴人於警詢中證述明確,是該車 既已實際合法發還告訴人,即依上開規定不予宣告沒收。 (四)又被告2人所竊得之車鑰匙以及行照,雖係其等犯罪所得, 又未扣案,原應依上開規定宣告沒收,然本院審酌該等物品 不具備刑法上重要性,且車鑰匙以及行照均係得以換發之物 ,換發後原物即失其效用,若宣告沒收徒增執行上之勞費, 恐不符比例原則,宣告沒收欠缺刑法上之重要性,依刑法第 38條之2第2項規定,不予宣告沒收或追徵,附此敘明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官郭明嵐提起公訴以及追加起訴,檢察官黃楷中、游 淑惟到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  14  日          刑事第十六庭 審判長法 官 陳韋仁                    法 官 王宥棠                    法 官 陳嘉凱 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴之理由者,應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切 勿逕送上級法院」。 告訴人或被害人如不服判決,應備理由具狀向檢察官請求上訴, 上訴期間之計算,以檢察官收受判決正本之日起算。                    書記官 洪筱筑 中  華  民  國  114  年  3   月  14  日 附錄論罪科刑法條 刑法第321條 犯前條第 1 項、第 2 項之罪而有下列情形之一者,處 6 月以 上 5 年以下有期徒刑,得併科 50 萬元以下罰金: 一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。 二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。 三、攜帶兇器而犯之。 四、結夥三人以上而犯之。 五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。 六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、   車、航空機內而犯之。 前項之未遂犯罰之。 附表一 編號 對應犯罪事實 主文 1 犯罪事實欄一 鄭文章共同犯逾越窗戶侵入住宅竊盜罪,處有期徒刑捌月。 蘇永銘共同犯逾越窗戶侵入住宅竊盜罪,處有期徒刑壹年。 2 犯罪事實欄二 鄭文章共同犯逾越窗戶竊盜罪,處有期徒刑拾月。 蘇永銘共同犯逾越窗戶竊盜罪,處有期徒刑壹年肆月。 附表二 編號 應沒收之物 1 背包1個 2 新臺幣900元

2025-03-14

TCDM-112-易-3538-20250314-1

臺灣臺中地方法院

竊盜

臺灣臺中地方法院刑事判決 112年度易字第3538號 113年度易字第160號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 鄭文章 (現另案於法務部○○○○○○○執行 中) 蘇永銘 (現另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中) 上 1 人 選任辯護人 翁晨貿律師(法扶律師) 上列被告因竊盜案件,經檢察官提起公訴(112年度偵字第46869 號)以及追加起訴(112年度偵字第53902號),本院判決如下:   主  文 鄭文章犯如附表一主文欄所示之罪,處如附表一主文欄所示之刑 ,應執行有期徒刑壹年。 蘇永銘犯如附表一主文欄所示之罪,處如附表一主文欄所示之刑 ,應執行有期徒刑壹年拾月。 未扣案如附表二所示之犯罪所得均沒收,於全部或一部不能沒收 或不宜執行沒收時,追徵其價額。   犯罪事實 一、蘇永銘與鄭文章係友人,鄭文章因缺錢花用,遂於民國112 年4月2日某時許(後續犯罪事實欄所出現之日期均為112年 ,故省略之)向蘇永銘表示有意行竊,蘇永銘即於4月4日晚 間某時許邀集鄭文章共同行竊。其等即共同意圖為自己不法 之所有,基於侵入住宅、逾越窗戶竊盜之犯意聯絡,先由鄭文 章於4月4日晚間某時許,向不知情之柯鴻偉借用車牌號碼00 0-000號普通重型機車(下稱A機車),作為犯案之交通工具 使用,其等再於A機車車牌上懸掛口罩予以遮掩;嗣蘇永銘 、鄭文章就於4月5日凌晨1時許前往臺中市大甲區之紀立璿 住處(地址詳卷,下稱案發地點),先由蘇永銘開啟該住處 之窗戶,並逾越窗戶竊取該住處之大門鑰匙,其等2人再以 該鑰匙開啟大門後,共同侵入該住處搜尋財物,而竊得紀立 璿所有之背包1個(內有現金新臺幣【下同】400元),並基 於同一竊盜犯意,接續進入停放於該住處門前之車牌號碼00 00-00號自小客車(下稱B汽車)內,竊取自小客車內之現金 500元,得手後,其等2人即共同搭乘A機車離開現場。 二、嗣蘇永銘、鄭文章為避免於現場留下跡證,即基於逾越窗戶 竊盜之犯意聯絡,由蘇永銘指示鄭文章再次前往現場竊取B 汽車;鄭文章因而於4月5日凌晨4時14分許,委託不知情之 柯鴻偉騎乘上開機車載其至紀立璿住處附近之巷口,再獨自 步行至紀立璿住處,開啟該住處窗戶後,逾越窗戶伸手竊取 B汽車之鑰匙;其再以鑰匙竊得B汽車,竊得後將B汽車行駛 至苗栗縣苑裡西濱道路旁,鄭文章再通知蘇永銘到場會合, 由蘇永銘取走該車輛內之鑰匙、行照等物,其等再將B汽車 棄置在苗栗縣○○鎮○○0000號附近道路旁。 三、案經紀立璿訴由臺中市政府警察局大甲分局報告臺灣臺中地 方檢察署檢察官偵查起訴。   理  由 一、程序部分 (一)被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述,除法律有規定者 外,不得作為證據,刑事訴訟法第159條第1項前段定有明文 。查本件證人即被告鄭文章於警詢時之證述,就被告蘇永銘 而言屬於審判外之陳述,且無刑事訴訟法第159條之2規定之 例外情形,而辯護人於本院準備程序時認屬傳聞證據而爭執 證據能力(下均省略前稱僅稱卷號,本院易160卷第93頁) ,是依法不得作為本案認定被告蘇永銘犯行之證據。 (二)按被告以外之人於審判外之陳述,雖不符刑事訴訟法第159 條之1至之4等規定,惟經當事人於審判程序同意作為證據, 法院審酌該言詞或書面陳述作成時之情況,認為適當者,亦 得為證據。又當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時, 知有第159條第1項不得為證據之情形,而未於言詞辯論終結 前聲明異議者,視為有前項之同意,同法第159條之5定有明 文。查本案所引用其餘被告以外之人於審判外陳述(即被告 鄭文章以外之人於審判外之陳述),被告蘇永銘以及其辯護 人均於準備程序中同意有證據能力(本院易160卷第93頁) ,被告鄭文章則於本院準備程序中表示沒有意見(本院易35 38卷第85頁),且迄至言詞辯論終結未聲明異議,應視為有 刑事訴訟法第159條之5第1項之同意。本院審酌上開證據資 料製作時之情況,尚無違法不當或證明力明顯過低之瑕疵, 亦認為以之作為證據應屬適當,依刑事訴訟法第159條之5第 1項規定認前揭證據資料有證據能力,合先敘明。至其餘引 用非供述證據,與本件待證事實均有關聯性,且無證據證明 係公務員違背法定程序所取得,是依刑事訴訟法第158條之4 之反面解釋,均有證據能力。 二、事實部分 (一)訊據被告鄭文章就上開犯行坦承不諱。被告蘇永銘則矢口否 認犯行,辯稱:因為被告鄭文章騙我很多錢,我不願意跟被 告鄭文章單獨出去,怎可能與他一起竊盜,是被告鄭文章說 要賣我車子,我問他是不是贓車,被告鄭文章就不講話(本 院易160卷第91頁);被告鄭文章欠我3,000元,我不會為了 幾百元跟被告鄭文章一起去行竊(本院易3538卷第323頁) 等語;被告蘇永銘之辯護人則為其辯稱:本案證據僅有共犯 即被告鄭文章之指述,其他證據均不可作為補強證據,因此 本案缺乏補強證據,不可對被告蘇永銘為不利認定等語。 (二)經查,被告鄭文章確有犯罪事實欄所載犯行,並竊得如犯罪 事實欄所載之背包、現金、B汽車等情,經被告鄭文章坦承 不諱(本院易3538卷第326頁),並經證人即告訴人紀立璿 於警詢中(偵46869卷第123頁至第127頁)、證人柯鴻偉於 警詢以及偵訊(偵46869卷第107頁至第115頁、第265頁至第 269頁)、證人邱天皇於本院審理中(本院易3538卷第279頁 至第293頁)指證歷歷,另有警員職務報告(偵46869卷第91 頁至第92頁)、指認犯罪嫌疑人紀錄表:⑴被告鄭文章指認 證人柯鴻偉(偵46869卷第99頁至第105頁)、⑵證人柯鴻偉 指認被告鄭文章(偵46869卷第117頁至第121頁)、臺中市 政府警察局112年6月14日中市警鑑字第1120049674號鑑定書 (偵46869卷第129頁至第132頁)、勘察採證同意書、臺中 市政府警察局大甲分局刑案現場勘察報告(編號0000000000 )暨現場照片(偵46869卷第133頁至第159頁)、勘察採證 同意書、臺中市政府警察局大甲分局刑案現場勘察報告(編 號0000000000)暨現場照片、路口及住處外監視器畫面截圖 (偵46869卷第165頁至第201頁)、車牌號碼0000-00、7FC- 518號車輛詳細資料報表(偵46869卷第203頁至第205頁)、 告訴人報案之臺中市政府警察局大甲分局大甲派出所受理各 類案件紀錄表、受(處)理案件證明單(偵46869卷第207頁至 第211頁)等在卷可證,此部分事實首堪認定。 (三)被告蘇永銘確有為犯罪事實欄一、二所載犯行  1.按刑事訴訟法第156條第2項規定,被告雖經自白,仍應調查 其他必要之證據,以察其是否與事實相符。立法目的乃欲以 補強證據擔保自白之真實性;亦即以補強證據之存在,藉之 限制自白在證據上之價值。而所謂補強證據,則指除該自白 本身外,其他足資以證明自白之犯罪事實確具有相當程度真 實性之證據而言。雖其所補強者,非以事實之全部為必要, 但亦須因補強證據與自白之相互利用,而足使犯罪事實獲得 確信者,始足當之(最高法院74年度台覆字第10號判決意旨 參照)。  2.被告鄭文章於偵訊中之證詞略以:伊知道被告蘇永銘有在竊 盜,因為伊身上沒有錢,在李綜合醫院遇到被告蘇永銘時, 就要求被告蘇永銘如果有比較好賺的竊盜目標要跟伊說;被 告蘇永銘即於案發當日傍晚在醫院外跟伊說大甲有竊盜目標 ,並說自己車子壞了,伊就向證人柯鴻偉借用機車。當日晚 上,被告蘇永銘就指示伊路線,伊載被告蘇永銘到案發地點 後,伊就跟被告蘇永銘一起在屋內以及屋外的B汽車裡偷東 西,伊有獲利600元,被告蘇永銘則有拿到外幣;後來被告 蘇永銘要求伊再回到案發地點將車子開走,伊就請證人柯鴻 偉載到附近後,伊將放置在案發地點窗戶邊的車子遙控器拿 走,接著把車子開到某路邊,被告蘇永銘就再帶伊把車子開 到苑裡西濱道路旁的路邊,被告蘇永銘則再將車子鑰匙、遙 控器以及行照拿走等語(偵46869卷第279頁至第283頁)。  3.被告鄭文章於本院審理中之證詞略以:伊在李綜合醫院後面 遇到被告蘇永銘,在上址有綽號「白毛」之流浪漢以及證人 邱天皇,伊跟被告蘇永銘說自己缺錢,被告蘇永銘就跟伊說 「有再講」;4月4日晚上伊在上址又遇到被告蘇永銘,跟伊 說「我們出去」,意指有可以偷竊的目標,伊就向柯鴻偉借 用機車,再騎到上址找被告蘇永銘,被告蘇永銘即指示伊搭 載被告蘇永銘騎到案發地點。渠等抵達後,被告蘇永銘就打 開窗戶拿鑰匙給伊開門,伊跟被告蘇永銘進門後就一間一間 找,之後伊有再進到B汽車裡面拿零錢。伊有跟被告蘇永銘 把偷到的零錢平分。再後來被告蘇永銘說伊有拿零錢會留下 指紋,乾脆把B汽車偷走,伊就請證人柯鴻偉載到案發地點 ,伊到案發地點後將放置在案發地點窗戶邊的汽車遙控器拿 走,接著把B汽車開到附近的公園,被告蘇永銘就再聯絡伊 ,於是伊把車子開到苗栗縣○○鎮○○0000號,被告蘇永銘就把 B汽車的鑰匙以及行照拿走(本院易3538卷第1365頁至第169 頁)。伊確實有在證人邱天皇面前和被告蘇永銘分贓款項, 地點就是在李綜合醫院後面停車場樓梯間等語(本院易3538 卷第292頁)。  4.證人邱天皇於本院審理中之證詞略以:伊記得二、三年前伊 住在李綜合醫院後面農會停車場的逃生梯,被告2人有提及 弄了一件案子,且被告2人在伊住的樓梯間分零錢;又被告 蘇永銘有將1把車鑰匙丟在地上叫伊丟掉,隔一兩天被告蘇 永銘又將該鑰匙取走。另伊並沒有協助被告2人聯絡,被告2 人都是直接來找伊等語(本院易3538卷第279頁至第293頁) 。  5.再觀諸卷內之監視錄影畫面截圖,確可見被告鄭文章騎乘A 機車前往案發地點時,係2人共同前往,且進入案發地點住 處時亦有2人在場,嗣離開案發地點時,亦有2人共同離開; 再被告鄭文章竊取B汽車時,確僅有1人抵達案發地點,並打 開窗戶翻找車鑰匙後,將B汽車駛離(偵46869卷第177頁至 第201頁)。  6.觀諸前開各項證據,可見證人即被告鄭文章於偵訊、本院審 理中之證詞前後均屬一致,就被告蘇永銘如何告知其竊盜目 標、如何前往案發地點、如何遂行竊盜犯行、如何回到案發 地點竊取B汽車、如何選定B汽車之停放位置等重要情節,前 後並無齟齬;而竊盜犯行並無如詐欺犯罪危害防制條例、洗 錢防制法等定有供出上手之減刑規定,被告鄭文章又係於警 詢時即承認犯行,實無動機甘冒偽證風險構陷被告蘇永銘, 其證詞應有相當之可信度。再者,證人邱天皇於本院審理中 證稱聽聞被告2人談論案件、互分零錢,且被告蘇永銘將車 鑰匙丟在其住處等情,其證詞雖非被告蘇永銘犯行之直接證 據,然其證述與被告鄭文章證述互分贓款、被告蘇永銘取走 車鑰匙等情節互核相符,若被告蘇永銘並未參與本案犯行, 證人邱天皇實無可能為如此證述;復監視錄影畫面截圖中, 亦可見得112年4月5日凌晨1時許,確實有2人共同騎乘A機車 前往案發地點行竊;凌晨4時許則確有1人至案發地點行竊, 益徵被告鄭文章並非無稽。而證人邱天皇之證詞以及錄影監 視截圖均可作為被告鄭文章證詞之補強證據,本案證人即被 告鄭文章之證詞有相當之可信度,又與證人邱天皇之證詞相 符,且與卷內監視錄影畫面截圖一致,足認被告蘇永銘確有 為本案犯罪事實欄一、二所載竊盜犯行。  7.辯護人雖主張本案僅有共犯自白而無補強證據(本院易3538 卷第326頁)等語,然補強證據本不以證明全部犯罪事實為 必要,只要足以補強共犯證詞,而映證其證詞之可信度,即 屬於適格之補強證據。被告鄭文章證稱其與被告蘇永銘2人 共同前往行竊,監視錄影器亦確拍攝到2人同車前往;又其 證稱有互分贓款、被告蘇永銘取走車鑰匙等情,亦與證人邱 天皇之證詞互相吻合,該等證據自屬補強證據,辯護人對於 補強證據之定義顯有誤會,不足為採。辯護人雖另主張證人 邱天皇證稱自己沒有拿到錢,與被告鄭文章偵訊中之證詞不 符,因此被告鄭文章證詞不可採(本院易3538卷第292頁) 等語,然證人之證詞依憑個人所存記憶而為陳述,而人對於 過往事物之記憶,隨時日之間隔而漸趨模糊或失真,自難期 其如錄影重播般地將過往事物之原貌完全呈現,本案被告鄭 文章、證人邱天皇所證述之其他情節均屬一致,被告鄭文章 又僅於偵訊中證稱被告蘇永銘有分錢給證人邱天皇,且被告 蘇永銘是否有分錢給證人邱天皇,就本案犯罪事實而言並非 何重要情節,對於被告鄭文章亦非屬印象深刻之事,實有可 能因時間經過,被告鄭文章之記憶有所模糊或誤認,尚難以 其於偵訊中之證詞有細微之更異,而逕認其證詞不可採。  8.辯護人雖另辯稱因被告2人間有金錢往來,所以不能因為證 人邱天皇看到被告2人有分錢就補強被告鄭文章之自白(本 院易3538卷第326頁至第327頁)等語,然而證人邱天皇不止 證述被告2人有分錢,且又證稱其等提及案件、被告蘇永銘 丟車鑰匙等,並非如辯護人所述,難認辯護人此部分辯詞可 採。辯護人另辯稱監視器畫面模糊不清,不可作為補強證據 (本院易3538卷第327頁)等語,然卷內監視器畫面截圖已 經足以辨認有2人共同前往行竊,即便無法從該監視器畫面 截圖明確辨認係何人,仍足以補強被告鄭文章之證詞,乃屬 當然,辯護人此部分辯詞難以為採。辯護人再辯稱被告2人 之間有金錢糾紛,被告鄭文章可能心生不滿而為不利供述( 本院易3538卷第327頁)等語,然而被告鄭文章於偵、審證 詞均互相符,若係構詞設陷被告蘇永銘,實無可能前後如此 一致,且卷內亦無證據足認被告2人確有金錢糾紛,毋認僅 有被告蘇永銘如此辯稱(被告鄭文章於本院審理中稱其並沒 有跟被告蘇永銘借其所聲稱之3,000元款項,只借500元,且 為本案竊盜案件時就以贓款抵免債務,本院易3538卷第323 頁),是尚難認此部分辯詞可採。  9.被告蘇永銘辯稱伊並沒有與被告鄭文章一同為本案犯行,而 是被告鄭文章透過證人邱天皇聯絡伊要賣車,伊有用通訊軟 體line與證人邱天皇聯絡,該手機就是在苗栗地院扣案之手 機(本院易160卷第91頁、易3538卷第166頁至第167頁)等 語;然查,經本院調取被告蘇永銘扣案之手機,並將該手機 送臺灣臺中地方檢察署為數位鑑定,該手機內根本未有被告 與證人邱天皇之對話紀錄,有臺灣臺中地方檢察署113年12 月9日函暨檢附之數位採證報告在卷可證(本院易3538卷第1 99頁至第256頁)。是被告蘇永銘所辯與客觀事證相悖,顯 係臨訟卸責之詞,難以為採。 10.被告蘇永銘復辯稱被告鄭文章、證人邱天皇有欠伊錢、偷伊 東西,且伊有借被告鄭文章3,000元,不會跟被告鄭文章一 起竊取幾百元(本院易160卷第93頁、易3538卷第166頁至第 167頁、第323頁)等語。然而本案無證據顯示被告鄭文章確 實與被告蘇永銘有3,000元之債務糾紛,已如上述;再本院 實在無法看出被告鄭文章積欠被告蘇永銘款項,為何可以導 出被告蘇永銘不會與被告鄭文章共同行竊之結論,該等辯詞 顯然欠缺前後邏輯,自難認被告蘇永銘辯詞可採。 11.據上,本案有前開證人證詞以及監視器畫面等證據,足認被 告蘇永銘確為本案犯行,被告蘇永銘以及辯護人之辯詞均不 可採。 (四)本案事證明確,被告2人犯行堪以認定,應予依法論罪科刑 。   三、論罪科刑 (一)核被告2人所為,就犯罪事實欄一所為,均係犯刑法第321條 第1項第1款、第2款逾越窗戶侵入住宅竊盜罪;就犯罪事實 欄二所為,均係犯刑法第321條第1項第2款逾越窗戶竊盜罪 。 (二)檢察官起訴書以及追加起訴書雖漏未記載被告2人涉犯逾越 窗戶竊盜罪,且認被告2人犯罪事實欄一、犯罪事實欄二為 接續犯(此部分應分論併罰,詳後述),然此部分業經本院 於審理程序中告知被告2人,無礙其等防禦權。又此部分僅 係加重條件之增加,無庸依刑事訴訟法第300條規定變更起 訴法條。 (三)按刑法之共同正犯,包括共謀共同正犯及實行共同正犯二者 在內;祇須行為人有以共同犯罪之意思,參與共同犯罪計畫 之擬定,互為利用他人實行犯罪構成要件之行為,完成其等 犯罪計畫,即克當之,不以每一行為人均實際參與部分構成 要件行為或分取犯罪利得為必要(最高法院96年度台上字第 1882號判決參照)。被告2人於犯罪事實欄一所載犯行,有 犯意聯絡以及行為分擔,應論以共同正犯。被告2人於犯罪 事實欄二所載犯行,既係互相謀議後推由被告鄭文章實行, 屬共謀共同正犯,亦應論以共同正犯。 (四)被告2人於犯罪事實欄一所為之竊盜犯行,先竊取屋內物品 ,再竊取車內零錢,犯罪目的同一,侵害法益又屬相同,各 行為間之獨立性極為薄弱,依一般社會健全觀念,難以強行 分開,應視為數個舉動之接續施行,以包括之一行為予以評 價,較為合理,應論以接續犯。 (五)被告2人於犯罪事實欄一所為之竊盜犯行,在其等2人離開現 場後顯然已經結束,且其等原本並未意圖竊取該車,而係事 後為求滅證而為之,顯係另行起意,尚難與犯罪事實欄二之 竊盜犯行論以接續犯,而應數罪併罰。 (六)加重  1.被告鄭文章前因竊盜案件,經臺灣苗栗地方法院以110年度 苗簡字第290號判決判處有期徒刑3月確定,於該案110年11 月8日執行完畢,其於有期徒刑執行完畢後5年內,故意再犯 本案有期徒刑以上之罪,且前案與本案罪質相同,並均為故 意犯罪,顯見被告不知記取教訓,對刑罰之反應力薄弱,認 適用刑法第47條第1項累犯加重之規定並無罪刑不相當之情 事,爰依刑法第47條第1項規定,加重其刑。  2.被告蘇永銘前因竊盜、違反毒品危害防制條例等案件,經臺 灣苗栗地方法院(下稱苗栗地院)分別以107年度易字第903 號、108年度易字第504號、108年度易字第436號、109年度 易字第734號判決判處有期徒刑10月、8月、10月、10月確定 ,嗣經同法院以110年度聲字第724號、臺灣高等法院臺中分 院以110年度抗字第1177號裁定應執行有期徒刑2年8月確定 ,經入監執行,於112年2月16日執行完畢出監,其於有期徒 刑執行完畢後5年內,故意再犯本案有期徒刑以上之罪,且 前案與本案罪質相同,並均為故意犯罪,顯見被告不知記取 教訓,對刑罰之反應力薄弱,認適用刑法第47條第1項累犯 加重之規定並無罪刑不相當之情事,爰依刑法第47條第1項 規定,加重其刑。 (七)爰以行為人之責任為基礎,審酌被告2人竟因貪圖錢財,率 爾為本案竊盜犯行,竊取告訴人錢財以及其車輛,嚴重侵害 其財產權,所為實應非難;復審酌被告鄭文章犯後自始承認 犯行,被告蘇永銘犯後始終否認犯行,又被告2人均未與告 訴人達成和解、調解或者賠償損失,告訴人遭竊之車輛則經 警尋得後發還;另審酌被告2人之前科紀錄(累犯部分不重 複評價),以及其等於本院審理程序中自陳之智識程度、家 庭狀況、經濟狀況,暨刑法第57條所定之其他一切情狀,量 處如附表一主文欄所示之刑。並審酌被告2人所犯2罪罪質, 其2犯行之行為惡性、相隔時間,復衡量整體刑法目的與整 體犯行之應罰適當性等,分別定其應執行刑如主文所示。 四、沒收 (一)按犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之;前二項之沒收, 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額;犯 罪所得已實際合法發還被害人者,不予宣告沒收或追徵,刑 法第38條之1第1項前段、第3項、第5項定有明文。另按宣告 前二條之沒收或追徵,有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、 犯罪所得價值低微,或為維持受宣告人生活條件之必要者, 得不宣告或酌減之,刑法第38條之2第2項亦有明文。 (二)被告2人所竊得如附表二所示之背包1個以及900元現金,係 其等犯罪所得,又未扣案,應依上開規定宣告沒收,於全部 或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 (三)被告2人所竊得之B汽車,雖係其等犯罪所得,然而該車業經 警尋得後發還告訴人,經告訴人於警詢中證述明確,是該車 既已實際合法發還告訴人,即依上開規定不予宣告沒收。 (四)又被告2人所竊得之車鑰匙以及行照,雖係其等犯罪所得, 又未扣案,原應依上開規定宣告沒收,然本院審酌該等物品 不具備刑法上重要性,且車鑰匙以及行照均係得以換發之物 ,換發後原物即失其效用,若宣告沒收徒增執行上之勞費, 恐不符比例原則,宣告沒收欠缺刑法上之重要性,依刑法第 38條之2第2項規定,不予宣告沒收或追徵,附此敘明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官郭明嵐提起公訴以及追加起訴,檢察官黃楷中、游 淑惟到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  14  日          刑事第十六庭 審判長法 官 陳韋仁                    法 官 王宥棠                    法 官 陳嘉凱 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴之理由者,應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切 勿逕送上級法院」。 告訴人或被害人如不服判決,應備理由具狀向檢察官請求上訴, 上訴期間之計算,以檢察官收受判決正本之日起算。                    書記官 洪筱筑 中  華  民  國  114  年  3   月  14  日 附錄論罪科刑法條 刑法第321條 犯前條第 1 項、第 2 項之罪而有下列情形之一者,處 6 月以 上 5 年以下有期徒刑,得併科 50 萬元以下罰金: 一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。 二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。 三、攜帶兇器而犯之。 四、結夥三人以上而犯之。 五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。 六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、   車、航空機內而犯之。 前項之未遂犯罰之。 附表一 編號 對應犯罪事實 主文 1 犯罪事實欄一 鄭文章共同犯逾越窗戶侵入住宅竊盜罪,處有期徒刑捌月。 蘇永銘共同犯逾越窗戶侵入住宅竊盜罪,處有期徒刑壹年。 2 犯罪事實欄二 鄭文章共同犯逾越窗戶竊盜罪,處有期徒刑拾月。 蘇永銘共同犯逾越窗戶竊盜罪,處有期徒刑壹年肆月。 附表二 編號 應沒收之物 1 背包1個 2 新臺幣900元

2025-03-14

TCDM-113-易-160-20250314-1

上易
臺灣高等法院臺中分院

妨害公務

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 113年度上易字第952號 上 訴 人 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 蘇永銘 選任辯護人 翁晨貿律師(法律扶助) 上列上訴人因被告妨害公務案件,不服臺灣苗栗地方法院113年 度易字第444號中華民國113年10月21日第一審判決(起訴案號: 臺灣苗栗地方檢察署113年度偵字第2367號),提起上訴,本院 判決如下:   主 文 上訴駁回。   理 由 一、本案經本院審理結果,認第一審判決被告蘇永銘無罪並無不 當,應予維持,並引用第一審判決書記載之理由及證據(如 附件)。 二、檢察官上訴意旨略以:  ㈠原判決認被告無主觀犯意乙節:本案經原審勘驗現場監視器 畫面,及被害人即監所管理員石○○當時配戴之密錄器錄影畫 面,於被告出腳踢石○○之前,雖有聽到被告表示「你不要一 直弄我的手」、「不要一直捏」等語,而石○○也有對被告稱 :「我現在手受傷了,我要告你啦」,被告則回以:「手哪 裡受傷?」,且就畫面看來,被告之表情、語氣,似無顯現 其雙手有因遭手銬壓迫而表情痛苦到達不能忍受、勢必要掙 脫不可之程度,被告除以腳踹石○○外仍有其他處理方式,並 非別無選擇,故原判決認被告「為減輕因手銬縮緊而壓迫手 部所造成之難耐劇痛,並於出言提醒未獲改善後,始出腳踢 踹石○○,尚難逕認其主觀上係出於妨害公務之意圖」,似有 與畫面不符之情。  ㈡原判決認被告出腳踢踹石○○,客觀上並非在公務員「依法執 行職務時」所為之部分:查本案之起因,係被告於舍房內擾 亂秩序,於舍房內推開瞻視孔,致視同作業人員受傷,石○○ 基於其職責,讓被告出舍房並予上銬,再予壓制,期間並沒 有花費太多時間(約3至5分鐘),就整體過程觀之,應認仍 屬在執行職務中(亦即,石○○予被告上銬及壓制,應係一持 續性之維持秩序之作為),故原判決認為被告出腳踢踹石○○ 已非在公務員「依法執行職務時」,似有再斟酌之餘地。  ㈢綜上,原判決認事用法尚嫌未洽,爰提起上訴,請將原判決 撤銷,更為適當合法之判決。 三、經查:  ⑴按刑法第135 條第1 項所定之強暴妨害公務罪,以對於公務 員依法執行職務時,施強暴脅迫為要件。所謂「依法執行職 務」,係指依據法令於職權範圍內執行其應為或得為之事項 ;所稱之「強暴」,係意圖妨害公務員職務之依法執行,而 以公務員為目標,實施一切有形物理暴力,致產生積極妨害 公務員職務執行者始克當之,並非公務員依法執行職務時, 人民一有任何肢體舉止,均構成以強暴妨害公務執行。原判 決依憑石○○於偵查中及原審審理時之證述,佐以勘驗現場監 視錄影畫面、密錄器檔案之結果,說明石○○雖係合法對於被 告施用手銬戒具,然而過程中確有可能如被告所辯未上卡榫 ,導致被告於遭壓制在地之過程中造成手銬往內縮緊,進而 使被告手部受壓迫而疼痛,被告於出言提醒未獲改善後,始 出腳踢踹石○○之情形,尚難逕認被告主觀上係出於妨害公務 之意圖所為,且被告經上拷後,無從證明被告再有其他肢體 反抗暴行或影響監所秩序之情形,則石○○將被告長時間壓制 在地期間,難認合於羈押法第18條第1項「為達羈押之目的 及維持秩序之必要時,得限制其行動」之要件,被告所為即 非在公務員依法執行職務時所為,而以檢察官所舉之證據均 不足以始法院形成被告有被訴妨害公務犯行確信心證,為被 告無罪之諭知,經核原判決之採證、認事及用法,無違反經 驗法則、論理法則,亦無違背證據法則或有判決理由不備之 違誤。  ⑵而經本院擷取原審所勘驗之現場監視錄影及密錄器影像畫面 ,對照原審就現場監視錄影、密錄器檔案勘驗結果,確實可 見被告係遭上銬後復遭石○○壓制在地後,向石○○稱「你不要 一直弄我的手」、「都是你一直弄我的手」,石○○除回以: 「我是扶著你」、「我是扶你」,甚至反稱其手受傷、要告 被告等語,被告即問「手哪裡受傷」,又再向石○○稱「你一 直弄我」、「你不要...」等語,未久即畫面激烈晃動,過 程中被告表情甚為不悅(見本院卷第107至125頁、原審卷第 119至121頁),依當時之情狀,被告有多次反應手部因石○○ 之故而持續不適,然始終未為石○○所置理,則其所辯是為了 減輕痛苦才踢踹石○○以脫免遭其繼續壓制,即堪採信,上訴 意旨認為原判決認定被告「為減輕因手銬縮緊而壓迫手部所 造成之難耐劇痛,並於出言提醒未獲改善後,始出腳踢踹石 ○○」等節似有畫面不符之情,指摘原判決認定被告主觀上難 認有妨害公務之意圖為不當,自不可採。  ⑶至於被告遭壓制在地之期間為減輕手部疼痛而出腳踢踹時石○ ○,業經原判決詳述何以無從認定為公務員依法執行職務時 所為之理由(見原判決理由欄五、㈣),檢察官就此部分提 起上訴,惟未再提出其他積極證據以供本院據為被告不利之 認定,唯以原審法院已予採擷之證據及論斷理由,重為相異 之推論,亦難遽採。 四、綜上所述,檢察官上訴仍執原審已詳予斟酌之證據,對於原 判決已明白論斷之事項,再事爭執,徒持己見為不同之評價 ,而指摘原判決被告無罪為不當,其上訴為無理由,應予駁 回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條、第373條,判決如主文。 本案經檢察官吳珈維提起公訴,檢察官徐一修提起上訴,檢察官 郭靜文到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  11  日       刑事第三庭  審判長法 官 楊 真 明                 法 官 邱 顯 祥                 法 官 廖 慧 娟 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                 書記官 陳 縈 寧                 中  華  民  國  114  年  3   月  11  日 【附件】 臺灣苗栗地方法院刑事判決 113年度易字第444號 公 訴 人 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被   告 蘇永銘 男 民國00年00月0日生           身分證統一編號:Z000000000號           住苗栗縣○○鎮○○路0段00號           (現另案於法務部○○○○○○○○強制戒治中) 選任辯護人 翁晨貿律師(法律扶助) 上列被告因妨害公務案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第2 367號),本院判決如下:   主 文 蘇永銘無罪。   理 由 一、公訴意旨略以:被告蘇永銘於民國112年11月20日至同年12 月15日羈押於法務部○○○○○○○○○○○○○○○○)期間,明知被害人 石○○為苗栗看守所之監所管理員,係依法執行公務之公務員 ,仍基於妨害公務之犯意,於112年11月21日16時46分許, 因情緒不穩而遭石○○壓制時,加以反抗並出腳踢踹石○○腹部 ,以此強暴方式妨害公務,致石○○撞擊櫃子,因而受有頭部 挫傷併腦震盪、左側手部挫傷擦傷、腹壁挫傷之傷害(傷害 部分未據告訴)。因認被告涉犯刑法第135條第1項之妨害公 務罪嫌。 二、按犯罪事實應依證據認定之,無證據不得認定犯罪事實;不 能證明被告犯罪者,應諭知無罪之判決,刑事訴訟法第154 條第2項、第301條第1項前段定有明文。次按刑事訴訟法第1 61條第1項規定,檢察官就被告犯罪事實,應負舉證責任, 並指出證明之方法,是檢察官對於起訴之犯罪事實,應負提 出證據及說服之實質舉證責任,倘其所提出之證據,不足為 被告有罪之積極證明,或其指出證明之方法,無從說服法院 以形成被告有罪之心證,基於無罪推定之原則,自應為被告 無罪判決之諭知(最高法院92年度台上字第128號判決意旨 參照)。 三、又按犯罪事實之認定,係據以確定具體的刑罰權之基礎,自 須經嚴格之證明,故其所憑之證據不僅應具有證據能力,且 須經合法之調查程序,否則即不得作為有罪認定之依據。倘 法院審理之結果,認為不能證明被告犯罪,而為無罪之諭知 ,即無前揭第154條第2項所謂「應依證據認定」之犯罪事實 之存在。因此,同法第308條前段規定,無罪之判決書只須 記載主文及理由。而其理由之論敘,僅須與卷存證據資料相 符,且與經驗法則、論理法則無違即可,所使用之證據亦不 以具有證據能力者為限,即使不具證據能力之傳聞證據,亦 非不得資為彈劾證據使用。故無罪之判決書,就傳聞證據是 否例外具有證據能力,本無須於理由內論敘說明(最高法院 100年度台上字第2980號判決意旨參照)。是除法院因認定 檢察官所提出之證據無證據能力,而以卷存其餘有證據能力 之證據,尚不能使法院達到前述確信心證為理由而判決被告 無罪外,其餘無罪之判決,無庸交代證據能力。查本案非因 檢察官所提出之證據無證據能力,其餘證據未達有罪之確信 ,始諭知被告無罪,故無庸交代證據能力。 四、公訴人認被告蘇永銘涉犯妨害公務罪嫌,無非係以:①被告 於偵查中之供述;②證人即被害人石○○於偵查中之證述;③苗 栗看守所戒護資料表1份;④苗栗看守所被告懲罰報告表、違 規原因事實及將科處懲罰之告知紀錄、被告懲罰陳述意見書 各1份;⑤苗栗看守所收容人訪談紀錄1份;⑥苗栗看守所收容 人陳述書10份;⑦監視器畫面擷圖5張;⑧苗栗看守所113年4 月1日苗所戒字第11308001890號函附監視器檔案、密錄器檔 案及譯文、112年11月21日苗栗看守所戒護科勤務配置簽到 表各1份;⑨長安醫院112年11月21日第000000000號診斷證明 書(甲種)1份,為其論據。 五、訊據被告堅詞否認有何妨害公務犯行,辯稱:我因故與其他 收容人吵架,並推開瞻視孔導致收容人謝忠文受傷,石○○就 將我上銬,但手銬的安全扣沒有固定好,導致手銬越縮越緊 ,石○○還用腳踩我的手銬及手,我因為很痛才把石○○踢開, 我沒有要妨害公務的意思等語(見本院113年度易字第444號 卷【下稱本院卷】第104、121、142頁)。辯護人則為被告 辯護稱:被告經帶出舍房時並無反抗動作,配合伸出雙手讓 石○○上銬,後續亦無再為任何反抗或攻擊行為,石○○對被告 上銬是否為合法執行公務已有疑慮;又被告是因遭石○○上銬 並未拴上卡榫致手銬變小,且遭持續壓制手部,因為疼痛而 有掙脫反應,亦欠缺妨害公務的主觀犯意等語(見本院卷第 105、143至144頁)。經查:  ㈠被告自112年11月20日起,因另案羈押於苗栗看守所(忠二舍 29房),嗣於翌(21)日16時46分許,因故要求調房未果, 一時情緒激動而敲打瞻視孔,經當時執勤之監所管理員石○○ 帶出舍房施用手銬戒具,嗣後遭石○○壓制在地,此間出腳踢 踹石○○,致石○○朝後跌撞櫃子而受有頭部挫傷併腦震盪、左 側手部挫傷擦傷、腹壁挫傷之傷害等情,業據被告於偵查及 本院審理中坦承不諱(見113年度偵字第2367號卷【下稱偵 卷】第127至129頁;本院卷第106、142頁),並經證人石○○ 於偵查時證述明確(見偵卷第113至115頁),且有苗栗看守 所戒護資料表、被告懲罰報告表、違規原因事實及將科處懲 罰之告知紀錄、被告懲罰陳述意見書、收容人訪談紀錄、收 容人陳述書、113年4月1日苗所戒字第11308001890號函所附 監視器檔案暨密錄器檔案及譯文、112年11月21日戒護科勤 務配置簽到表、長安醫院112年11月21日第000000000號診斷 證明書(甲種)各1份、監視器畫面擷圖5張在卷可稽(見偵 卷第61至93、101至104、107頁),是此部分事實,首堪認 定。而本案應審究者,為被告出腳踢踹石○○之行為,其主觀 上是否基於妨害公務之意圖,以及客觀上是否係在公務員「 執行職務時」為之,茲分述如下。  ㈡按被告有脫逃、自殘、暴行、其他擾亂秩序行為之虞,經為 羈押之法院裁定核准,看守所得單獨或合併施用戒具、施以 固定保護或收容於保護室,並應通知被告之辯護人,羈押法 第18條第2項第1款定有明文。經查,證人石○○於本院審理時 證稱:因為被告在舍房內擾亂秩序,且於視同作業人員前往 安撫時一直試著推開瞻視孔,導致視同作業人員受傷,我才 把被告請出來上手銬等語(見本院卷第126至127頁);而被 告確有以手伸出瞻視孔,舍房外有身穿黃色背心之2名受刑 人將被告之手推回,其中1名受刑人將瞻視孔關閉,被告以 手肘頂開瞻視孔,石○○開啟舍房門,被告步出舍房,石○○對 被告雙手使用手銬等情,業經本院當庭勘驗現場監視器檔案 確認無誤(見本院卷第119至120頁)。又石○○對被告施以手 銬戒具後,已依規定報請監獄長官核准,並經本院以112年 度偵聲字第85號裁定准許施用戒具之處分一節,有苗栗看守 所苗所戒字第11308003910號函附被告施用戒具紀錄表1份、 本院112年度偵聲字第85號裁定在卷可查(見本院卷第61至6 4、151至153頁),足認被告於舍房內確有暴行之虞,且已 造成其他受刑人受傷而屬急迫之情形,經石○○依羈押法第18 條第4項及第2項第1款規定,先行對被告施用手銬戒具後, 即時陳報本院裁定核准,是以石○○對被告施用手銬戒具之行 為,自屬合法之公務執行,先予敘明。  ㈢有關被告主觀上有無妨害公務之犯意一節,證人石○○於本院 審理時具結證稱:我是因被告情緒不穩,急迫之下先行上銬 ,來不及上卡榫,可能是被告情緒不穩掙扎的過程中,手銬 撞到地板而造成內縮;我壓制被告到我蹲下去的期間,被告 有一直講「你弄到我的手,很痛」等語(見本院卷第122至1 24、137頁)。而被告於遭石○○壓制之過程中,曾向石○○表 示:「你不要一直弄我的手」(檔案時間【下同】42秒)、 「你不要一直捏啦」(49秒)等語,石○○則回以:「誰捏你 啦,我是扶你啦」(50至53秒)等語,被告再稱:「你一直 弄我」(1分3秒)、「你不要…」(1分5秒)等語,於1分7 秒至1分9秒,石○○稱:「你不要、你不要激動、不要激動」 ,隨後畫面激烈晃動(1分10秒起至1分18秒)等節,業經本 院當庭勘驗現場密錄器檔案確認無誤(見本院卷第120至121 頁),足證被告手銬確有可能因情急未經石○○裝上卡榫,而 於壓制、掙扎之過程往內縮緊,致其手部受壓迫而疼痛,是 被告辯稱係因手部疼痛始以腳踢踹石○○等語,應屬有據。本 院審酌手銬戒具為堅硬金屬材質,且未經石○○安裝卡榫,則 被告於步出舍房之初即配合將手伸出供石○○施用手銬戒具, 至遭石○○壓制在地期間均無反抗動作,其後為減輕因手銬縮 緊而壓迫手部所造成之難耐劇痛,並於出言提醒未獲改善後 ,始出腳踢踹石○○,尚難逕認其主觀上係出於妨害公務之意 圖所為。  ㈣有關被告客觀上是否係於公務員執行職務期間出腳踢踹石○○ :  ⒈按刑法第135條第1項妨害公務罪係指對於公務員依法執行職 務時施強暴或脅迫,而所謂執行職務時係指公務員開始實行 其職務時至其行為終了時止;若施強暴或脅迫時,公務員尚 未開始執行職務,或已經執行職務完畢,均難繩以本罪;又 公務員所執行之職務,固不以具有強制力為限,然必在其職 權範圍內,始足當之;若所執行者,並非法令所應為之職務 ,縱對之施以強暴、脅迫,除其程度足以構成其他罪名,得 論以他罪外,仍難以妨害公務罪論處(最高法院92年度台上 字第4041號判決意旨參照)。次按看守所對於刑事被告,為 達羈押之目的及維持秩序之必要時,得限制其行動;行政機 關為阻止犯罪、危害之發生或避免急迫危險,而有即時處置 之必要時,得為即時強制。即時強制方法如下:一、對於人 之管束;對於人之管束,以合於下列情形之一者為限:一、 瘋狂或酗酒泥醉,非管束不能救護其生命、身體之危險,及 預防他人生命、身體之危險者。二、意圖自殺,非管束不能 救護其生命者。三、暴行或鬥毆,非管束不能預防其傷害者 。四、其他認為必須救護或有害公共安全之虞,非管束不能 救護或不能預防危害者,羈押法第18條第1項、行政執行法 第36條第1項、第2項第1款及第37條第1項分別定有明文。  ⒉被告經石○○上銬完畢後,與石○○因不明原因往監視器畫面上 方移動至櫃子前(41至42秒),石○○即以左手按壓被告頸部 (此時被告頭部朝下,身體呈現彎腰狀態,雙手則遭石○○以 右手拉向地面而呈伸直狀態,有1名受刑人靠近被告,似與 石○○交談後即朝後退開,43至45秒),再將被告按壓在地( 被告原本呈現蹲姿,再遭石○○壓制在地,此間鏡頭遭其他受 刑人遮蔽,無法辨識被告之狀況,46秒至1分15秒),之後 石○○站起(因角度關係,未拍攝到被告在地之狀況),經由 其他受刑人交付儀器,隨後石○○蹲下(此時鏡頭遭受刑人遮 蔽,無法辨識被告與石○○之詳細動作,然可見石○○以左手持 上開儀器),被告出腳踢石○○3次,石○○往後跌撞至櫃子(3 分26秒至3分29秒);另石○○壓制被告時,對被告稱:「我 現在手受傷了,我要告你啦」(54至56秒),被告回以:「 手哪裡受傷」(58秒),石○○再稱:「我手啦、紅紅的啦」 (59秒至1分1秒,畫面拍攝石○○以右手握住被告之右前臂處 靠近手銬的地方,石○○右手近虎口處有些微發紅)等節,業 經本院勘驗現場監視器、密錄器檔案確認屬實(見本院卷第 120頁)。而證人石○○於本院審理時證稱:當時我與被告突 然往前移動到櫃子時(即41至42秒),我無法確認被告有沒 有施力把我往那邊拉過去,但可以確認我那時候沒有站穩; 我沒辦法說明我右手虎口的傷,是在監視器檔案時間41至42 秒我腳步不穩,兩個人往櫃子方向過去的期間造成的,還是 之後抓著被告的脖子往下壓,一直到壓制在地上的期間所造 成的;我把被告壓制在地上並站起,被告在地上的期間沒有 其他反抗動作,只有言語對話挑釁;我壓制被告是因為他情 緒不穩,一直用言語挑釁,沒有其他明顯的肢體反抗動作或 暴行,也沒有其他涉嫌犯罪的行為等語(見本院卷第127至1 30、134至138頁)。是依證人石○○所述,其對被告施用手銬 戒具後,可能係導因於自身站立不穩,始與被告一同移動至 櫃子前,未能證明被告有刻意施力拉扯之行為,被告此後復 無其他肢體反抗動作等暴行;另石○○亦未能確認其右手虎口 之發紅,究係遭被告拉扯或壓制被告期間自己不慎所致,是 被告本案所為暴行(即舍房內之行為),於遭石○○施用手銬 戒具時業已結束,此後並無其他涉嫌刑事犯罪而得依現行犯 規定(即刑事訴訟法第88條)逮捕被告,抑或符合行政執行 法第37條第1項規定而得對被告管束之情形。至被告對石○○ 雖有情緒不穩而出言挑釁之情形,然依本院勘驗結果,並未 造成其他受刑人躁動或影響監所秩序之情形,則被告出言挑 釁是否已達妨害秩序之程度,顯屬疑義,尚難認有依羈押法 第18條第1項規定,藉由壓制被告以限制行動之必要。  ⒊退步言之,縱①石○○當時懷疑係遭被告施力拉向櫃子,而認被 告另涉嫌暴行之虞或影響監所秩序,然其以左手按壓被告頸 部及右手拉扯被告手銬,使被告呈現彎腰狀態、甚至半蹲在 地時,應已達限制被告行動以維持秩序之目的,實無進一步 再將被告長時間壓制在地、導致被告手銬可能因此緊縮而使 手部疼痛之必要,是被告於遭壓制在地期間,為減輕疼痛而 出腳踢踹石○○,客觀上並非在公務員「依法執行職務時」為 之,核與刑法第135條第1項妨害公務罪之構成要件不符,自 難遽以該罪相繩。 六、綜上所述,檢察官前揭所舉之各項證據方法,尚不足以證明 使本院形成被告有檢察官所指妨害公務犯行之確信心證。從 而,揆諸前開規定及說明,被告犯罪既屬不能證明,自應為 被告有利之認定,而對被告為無罪判決之諭知。 據上論斷,應依刑事訴訟法第301條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官吳珈維提起公訴,檢察官徐一修到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  10  月  21  日          刑事第二庭 法 官 洪振峰 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。                書記官 魏妙軒 中  華  民  國  113  年  10  月  21  日

2025-03-11

TCHM-113-上易-952-20250311-1

臺灣苗栗地方法院

聲請發還保證金

臺灣苗栗地方法院刑事裁定 113年度聲字第1047號 聲 請 人 即被 告 蘇永銘 上列聲請人即被告因加重竊盜案件(112年度易字第674號),聲請 發還保證金,本院裁定如下:   主 文 聲請駁回。   理 由 一、聲請意旨略以:聲請人即被告(下稱被告)蘇永銘因加重竊盜 案件,於民國112年4月14日繳納保證金新臺幣(下同)2,000 元,因被告業經發監執行,請求准予發還保證金等語。 二、經查,被告因加重竊盜案件,於112年4月14日依本院指定之 保證金額2,000元出具同額現金保證後,因而獲釋等情,有 本院具保責付辦理程序單、收受訴訟案款通知(繳納刑事保 證金通知單),國庫存款收款書影本在卷可稽。而被告雖具 狀請求本院發還保證金,然該保證金業經臺灣苗栗地方檢察 署以114年1月7日苗檢熙丁113執3325字第1149000455號函通 知本院匯交被告執行之法務部○○○○○○○○○○○專戶,且本院已 於114年2月20日發還上開保證金,有國庫機關專戶存款收款 書、上開函文在卷可稽。是本案之保證金既已經被告領取完 畢,本院自無從再為發還,被告之聲請即無理由,應予駁回 。 三、依刑事訴訟法第220條,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  4   日          刑事第四庭 法 官 許文棋 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀。                書記官 陳彥宏 中  華  民  國  114  年  3   月  4   日

2025-03-04

MLDM-113-聲-1047-20250304-1

士簡
士林簡易庭

損害賠償(簡判)

臺灣士林地方法院民事簡易判決 113年度士簡字第1852號 原 告 夏敏英 被 告 蘇永銘 上列當事人間因被告詐欺等案件(113年度士簡字第1205號), 原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件(113年度士簡附 民字第59號),經本院裁定移送前來,本院於民國114年2月17日 言詞辯論終結,判決如下:   主 文 被告應給付原告新臺幣貳佰伍拾伍萬肆仟玖佰柒拾元,及自民國 一一三年十二月三十一日起至清償日止,按週年利率百分之五計 算之利息。 本判決得假執行。   事實及理由要領 一、原告主張:被告於民國112年12月20日下午3時7分許前不詳 時間,在新北市汐止區某處,將其名下之華南商業銀行帳戶 (下稱本案帳戶)之金融卡及密碼、網路銀行帳號密碼交付 詐欺集團成員,嗣該詐欺集團成員以假投資之方式,向原告 施用詐術,致原告陷於錯誤,而於112年12月20日15時7分許 ,匯款新臺幣(下同)255萬4,970元至本案帳戶,乃依侵權 行為之法律關係,提起本件訴訟等語,並聲明求為判決被告 應給付上開金額,及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止, 按週年利率5%計算之利息,且願供擔保請准宣告假執行。 二、被告則以:伊只是賣帳戶,沒有詐騙等語,資為抗辯。 三、本院得心證之理由 (一)按因故意或過失,不法侵害他人之權利者,負損害賠償責任 。數人共同不法侵害他人之權利者,連帶負損害賠償責任; 不能知其中孰為加害人者亦同;造意人及幫助人,視為共同 行為人。民法第184條第1項前段、第185條分別定有明文。 (二)經查,本件原告主張其於上開時間因遭詐騙而匯款255萬4,9 70元至本案帳戶內之事實,核與本院113年度士簡字第1205 號刑事判決書內容相符,堪信為真。基此,原告請求被告給 付255萬4,970元,應屬可採。 (三)至被告雖以上開情詞置辯,惟查,然審酌一般人在正常情況 下,均得自行申辦金融帳戶使用,且現行金融交易機制便利 ,若非欲規避查緝、造成金流斷點,並無透過他人金融帳戶 交易之必要,此為一般日常生活所熟知之常識,是被告就其 帳戶可能被利用充作與財產犯罪有關之工具,應有所認知及 警覺,難謂無故意過失,故被告上開所辯,尚無可採。 四、從而,原告依上開法律關係,訴請被告給付255萬4,970元, 及自起訴狀繕本送達翌日即113年12月31日(見本院卷第27 頁)起至清償日止,按週年利率5%計算之利息,為有理由, 應予准許。 五、本件係就民事訴訟法第427條第1項適用簡易程序所為被告敗 訴之判決,依民事訴訟法第389條第1項第3款規定,應依職 權宣告假執行,原告之聲請不另准駁。又原告請求之給付, 係刑事附帶民事訴訟經刑事庭裁定移送前來,依法免納裁判 費,附此敘明。 中  華  民  國  114  年  3   月  3   日          士林簡易庭 法 官 楊峻宇 以上為正本係照原本作成。 如不服本判決,應於判決送達後20日內向本庭提出上訴狀。(須 按他造當事人之人數附繕本)。 中  華  民  國  114  年  3   月  3   日                書記官 徐子偉

2025-03-03

SLEV-113-士簡-1852-20250303-1

士簡
士林簡易庭

損害賠償(簡判)

臺灣士林地方法院民事簡易判決 113年度士簡字第1853號 原 告 林祉吟 被 告 蘇永銘 上列當事人間因被告詐欺等案件(113年度士簡字第1205號), 原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件(113年度士簡附 民字第61號),經本院裁定移送前來,本院於民國114年2月17日 言詞辯論終結,判決如下:   主 文 被告應給付原告新臺幣柒拾捌萬玖仟伍佰參拾玖元,及自民國一 一三年十二月三十一日起至清償日止,按週年利率百分之五計算 之利息。 本判決得假執行。   事實及理由要領 一、原告主張:被告於民國112年12月20日下午3時7分許前不詳 時間,在新北市汐止區某處,將其名下之華南商業銀行帳戶 (下稱本案帳戶)之金融卡及密碼、網路銀行帳號密碼交付 詐欺集團成員,嗣該詐欺集團成員以假投資之方式,向原告 施用詐術,致原告陷於錯誤,而於112年12月21日13時40分 許,匯款新臺幣(下同)78萬9,539元至本案帳戶,乃依侵 權行為之法律關係,提起本件訴訟等語,並聲明求為判決被 告應給付上開金額,及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止 ,按週年利率5%計算之利息,且願供擔保請准宣告假執行。 二、被告則以:伊只是賣帳戶,沒有詐騙等語,資為抗辯。 三、本院得心證之理由 (一)按因故意或過失,不法侵害他人之權利者,負損害賠償責任 。數人共同不法侵害他人之權利者,連帶負損害賠償責任; 不能知其中孰為加害人者亦同;造意人及幫助人,視為共同 行為人。民法第184條第1項前段、第185條分別定有明文。 (二)經查,本件原告主張其於上開時間因遭詐騙而匯款78萬9,53 9元至本案帳戶內之事實,核與本院113年度士簡字第1205號 刑事判決書內容相符,堪信為真。基此,原告請求被告給付 78萬9,539元,應屬可採。 (三)至被告雖以上開情詞置辯,惟查,然審酌一般人在正常情況 下,均得自行申辦金融帳戶使用,且現行金融交易機制便利 ,若非欲規避查緝、造成金流斷點,並無透過他人金融帳戶 交易之必要,此為一般日常生活所熟知之常識,是被告就其 帳戶可能被利用充作與財產犯罪有關之工具,應有所認知及 警覺,難謂無故意過失,故被告上開所辯,尚無可採。 四、從而,原告依上開法律關係,訴請被告給付78萬9,539元, 及自起訴狀繕本送達翌日即113年12月31日(見本院卷第27 頁)起至清償日止,按週年利率5%計算之利息,為有理由, 應予准許。 五、本件係就民事訴訟法第427條第1項適用簡易程序所為被告敗 訴之判決,依民事訴訟法第389條第1項第3款規定,應依職 權宣告假執行,原告之聲請不另准駁。又原告請求之給付, 係刑事附帶民事訴訟經刑事庭裁定移送前來,依法免納裁判 費,附此敘明。 中  華  民  國  114  年  3   月  3   日          士林簡易庭 法 官 楊峻宇 以上為正本係照原本作成。 如不服本判決,應於判決送達後20日內向本庭提出上訴狀。(須 按他造當事人之人數附繕本)。 中  華  民  國  114  年  3   月  3   日                書記官 徐子偉

2025-03-03

SLEV-113-士簡-1853-20250303-1

苗簡
臺灣苗栗地方法院

侵權行為損害賠償

臺灣苗栗地方法院民事裁定 113年度苗簡字第886號 原 告 霍宗瑋 被 告 蘇永銘 上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件,本院裁定如下:     主 文 本件應再開言詞辯論。   理 由 一、按法院於言詞辯論終結後,宣示裁判前,如有必要得命再開 辯論,民事訴訟法第210條定有明文。 二、本件尚有應調查辯論之事項,爰依首揭規定,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  19  日          苗栗簡易庭 法 官 賴映岑 以上正本係照原本作成。 本裁定不得抗告。          中  華  民  國  114  年  2   月  19  日                書記官 趙千淳

2025-02-19

MLDV-113-苗簡-886-20250219-1

臺灣苗栗地方法院

聲請定其應執行刑

臺灣苗栗地方法院刑事裁定 114年度聲字第7號 聲 請 人 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 受 刑 人 蘇永銘 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(113年度執聲字第763號),本院裁定如下:   主 文 蘇永銘犯如附表所示各罪,所處各如附表所示之刑,應執行拘役 柒拾日,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人蘇永銘因妨害自由案件,先後經判決 確定如附表所示,應依刑法第50條、第53條及第51條第6款 ,定其應執行之刑,爰依刑事訴訟法第477條第1項規定聲請 裁定其應執行之刑等語。 二、按裁判確定前犯數罪者,併合處罰之;數罪併罰有二裁判以 上者,依刑法第51條之規定,定其應執行之刑,刑法第50條 第1項前段、第53條分別定有明文。再數罪併罰,分別宣告 其罪之刑,宣告多數拘役者,於各刑中之最長期以上,各刑 合併之刑期以下,定其刑期,但不得逾120日,同法第51條 第6款亦定有明文。 三、經查:  ㈠本件受刑人因犯如附表各編號所示之罪,先後經判處如附表 各編號所示之刑,均經分別確定在案,而本院為附表之各罪 中,最終事實審判決日期最後者(即附表編號2)之法院, 且附表所示各罪均為最早判決確定案件(即附表編號1)於 民國113年9月19日判決確定前所犯,有各該判決書及法院前 案紀錄表在卷可稽,從而,檢察官就附表所示各編號之罪向 本院聲請合併定應執行刑,核無不合。  ㈡本院審酌受刑人前經本院以函詢方式賦予陳述意見之機會後 ,受刑人表示沒有意見等情,有本院意見調查表在卷可稽( 見本院卷第51頁),並考量受刑人所犯如附表所示各罪均為 侵入住宅罪(妨害自由罪章),破壞個人住居場所之安寧管 理支配,顯然欠缺尊重他人居住安寧之意識,其犯罪類型、 手法與侵害法益均相類,犯罪時間則集中於113年1月7日至 同年2月12日間,相距甚近;末再兼衡受刑人個人之應刑罰 性與對於社會之整體危害程度及罪責原則、合併刑罰所生之 效果等一切情狀,在如附表所犯各罪宣告刑最長期即拘役50 日以上,各罪合併刑期即拘役90日(拘役50日+40日=90日) 以下之範圍內,定應執行刑如主文所示,並諭知如易科罰金 之折算標準。 四、依刑事訴訟法第477條第1項,刑法第50條第1項前段、第53 條、第51條第6款,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  1   月  22  日          刑事第一庭 法 官 許家赫 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。  中  華  民  國  114  年  1   月  22  日                書記官 陳睿亭 附表:受刑人蘇永銘定應執行刑案件一覽表

2025-01-22

MLDM-114-聲-7-20250122-1

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