搜尋結果:翁珮華

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審原附民
臺灣桃園地方法院

請求賠償損害

臺灣桃園地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度審原附民字第66號 原 告 陳梅真 被 告 范藝潔 上列被告因違反洗錢防制法等案件(113年度審原金訴字第40號 ),經原告提起附帶民事訴訟,請求損害賠償,本院裁定如下:   主 文 本件移送本院民事庭。   理 由 一、按法院認附帶民事訴訟確係繁雜,非經長久時日不能終結其 審判者,得以合議裁定移送該法院之民事庭,刑事訴訟法第 504條第1項定有明文。 二、經查,本件原告陳梅真對被告范藝潔提起附帶民事訴訟,請 求損害賠償,核其案情確係繁雜,非經長久時日,不能終結 其審判,爰依首揭法律規定,將本件移送本院民事庭。 三、依刑事訴訟法第504條第1項,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年   1   月  7  日          刑事審查庭審判長法 官 陳彥年                  法 官 林慈雁                  法 官 曾雨明 以上正本證明與原本無異。 不得抗告。                  書記官 翁珮華 中  華  民  國  114  年   1   月  8  日

2025-01-07

TYDM-113-審原附民-66-20250107-1

審交易
臺灣桃園地方法院

公共危險

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度審交易字第456號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 李冠宇 上列被告因公共危險案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第3 2372號),本院判決如下:   主 文 李冠宇犯不能安全駕駛動力交通工具罪,處有期徒刑捌月。   事 實 一、李冠宇前因公共危險案件,經本院以111年度壢交簡字第706 號判決判處有期徒刑6月確定,於民國112年6月20日執行完 畢出監。詎其猶不知悔改,自113年5月17日上午某時起至同 日下午17時、18時許,在當時居處即桃園市○○區○○巷00號內 飲用竹葉青、米酒、保力達等酒類後,明知飲酒後已達不得 駕駛動力交通工具之程度,竟基於酒後駕駛動力交通工具之 犯意,於同日晚間18時許,自上址騎乘車牌號碼000-0000號 普通重型機車離去。嗣於同日晚間18時35分許,行經桃園市 ○○區○○路0段00號前,因違規跨越分向限制線(即雙黃線) 迴轉,而遭警攔檢盤查,李冠宇並於盤查過程中,主動向警 坦承時許飲酒完畢一節,嗣警於同日晚間18時43分許,對李 冠宇施以酒精濃度檢測,測得其吐氣所含酒精濃度達每公升 0.61毫克。 二、案經桃園市政府警察局大園分局移送臺灣桃園地方檢察署偵 查起訴。   理 由 壹、證據能力:   本判決以下所引用之非供述證據,均與本件事實具有自然關 聯性,且核屬書證、物證性質,又查無事證足認有違背法定 程序或經偽造、變造所取得等證據排除之情事,復經本院依 刑事訴訟法第164條、第165條踐行物證、書證之調查程序, 況檢察官、被告對此部分之證據能力亦均不爭執,是堪認均 具有證據能力。 貳、實體部分: 一、訊據被告李冠宇對於上開事實坦承不諱,復有車輛詳細資料 報表、桃園市政府警察局道路交通事故當事人酒精測定紀錄 表、舉發違反道路交通管理事件通知單、桃園市政府警察局 大園分局113年10月29日園警分刑字第1130042355號函檢附 之呼氣酒精測試器檢定合格證書影本、本院113年度審交簡 字第170號刑事簡易判決在卷可稽,足認被告前揭自白核與 事實相符,是本件事證明確,被告上揭犯行洵堪認定,應予 依法論科。 二、論罪科刑:   核被告所為,係犯刑法第185條之3第1項第1款之吐氣所含酒 精濃度達每公升0.25毫克以上而駕駛動力交通工具罪。按最 高法院刑事大法庭110年度台上大字第5660號裁定意旨「被 告構成累犯之事實及應加重其刑之事項,均應由檢察官主張 並具體指出證明之方法後,經法院踐行調查、辯論程序,方 得作為論以累犯及是否加重其刑之裁判基礎。」等語。本件 起訴書已載明被告構成累犯之事實,並已載明該累犯之罪名 係與本罪相同之公共危險罪即不能安全駕駛動力交通工具罪 ,亦經本院於審理時提出該項事實命檢察官及被告表示意見 在案,復有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可稽,依司法 院大法官釋字第775號解釋及最高法院刑事大法庭110年度台 上大字第5660號裁定意旨為個案情節審酌後,被告累犯之罪 名既與本件相同,自足認被告就本件犯行確有「刑罰反應力 薄弱」之情狀,此次加重最低本刑,對其人身自由所為限制 自無過苛之侵害,是認此部分應依刑法第47條第1項規定加 重其刑。再被告係因交通違規為警攔檢盤查之際,主動坦承 有酒後駕車之公共危險犯行並自首而接受裁判,此有警詢筆 錄在卷可憑(見偵卷第14頁),應認已符合自首要件,爰依 刑法第62條前段規定,減輕其刑,並先加後減之。爰審酌被 告於飲用酒類後,在不能安全駕駛之情形下,仍貿然駕駛普 通重型機車上路,危及道路交通安全,並兼衡被告被查獲後 經測得之呼氣所含酒精濃度為每公升0.61毫克、被告於本件 係屬第七犯不能安全駕駛動力交通工具之公共危險罪(有臺 灣高等法院被告前案紀錄表附卷可稽)等一切情狀,量處如 主文所示之刑。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,刑法第185條之3 第1項第1款、第47條第1項、第62條前段,刑法施行法第1條之1 第1項,判決如主文。 本案經檢察官徐銘韡到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年   1  月   7  日           刑事審查庭法 官 曾雨明 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。                書記官 翁珮華 中  華  民  國  114  年   1  月   8  日 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第185條之3第1項第1款 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者,處3年以下有期徒刑, 得併科30萬元以下罰金: 一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度 達百分之零點零五以上。

2025-01-07

TYDM-113-審交易-456-20250107-1

審附民
臺灣桃園地方法院

請求賠償損害

臺灣桃園地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度審附民字第1894號 原 告 傅任玄 被 告 徐淑員 上列被告因違反洗錢防制法等案件(113年度審金訴字第1927號 ),經原告提起附帶民事訴訟,請求損害賠償,本院裁定如下:   主 文 本件移送本院民事庭。   理 由 一、按法院認附帶民事訴訟確係繁雜,非經長久時日不能終結其 審判者,得以合議裁定移送該法院之民事庭,刑事訴訟法第 504條第1項定有明文。 二、經查,本件原告對被告提起附帶民事訴訟,請求損害賠償, 核其案情確係繁雜,非經長久時日,不能終結其審判,爰依 首揭法律規定,將本件移送本院民事庭。 三、依刑事訴訟法第504條第1項,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年   1  月   7  日          刑事審查庭審判長法 官 陳彥年                  法 官 林慈雁                  法 官 曾雨明 以上正本證明與原本無異。 不得抗告。                  書記官 翁珮華 中  華  民  國  114  年  1   月  13  日

2025-01-07

TYDM-113-審附民-1894-20250107-1

審金訴
臺灣桃園地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度審金訴字第1044號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 鄭允昌 選任辯護人 麥玉煒律師 被 告 王冠宇 上列被告因組織犯罪防制條例等案件,經檢察官提起公訴(113 年度偵字第10418號),本院於113年9月20日判決在案,再經(執 行)檢察官聲請補充判決,本院認有理由,補充判決如下:   主 文 鄭允昌之未扣案之洗錢財物現金新台幣拾萬元沒收,於全部或一 部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 王冠宇之未扣案之洗錢財物現金新台幣拾伍萬元沒收,於全部或 一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。   事實及理由 一、本案犯罪事實均如本院113年9月20日之113年度審金訴字第1 044號判決事實欄及附表所載。 二、理由部分:  ㈠首按「判決確定後,發見該案件之審判係違背法令者,始得 提起非常上訴,為刑事訴訟法第441條所明定。又依民國105 年7月1日修正施行之沒收新制規定,沒收係刑罰及保安處分 以外具有獨立性之法律效果,已非刑罰(從刑),具有獨立 性,而得與罪刑部分,分別處理。因之,第二審法院就被告 所提起之上訴,關於沒收部分,如漏未判決,應屬補行判決 之問題,該漏判部分,既未經判決,自不發生判決確定之情 形,對之不得提起非常上訴,107年度台非字第61號判決著 有明文。  ㈡經查:本院113年9月20日之113年度審金訴字第1044號判決事 實及理由已詳載被告鄭允昌、王冠宇二人洗錢之財物各為新 台幣10萬元、15萬元,並依洗錢防制法第25條第1項之規定 沒收。再洗錢防制法第25條第1項之文字雖僅「犯第十九條 、第二十條之罪,洗錢之財物或財產上利益,不問屬於犯罪 行為人與否,沒收之。」而未規定「於全部或一部不能沒收 或不宜執行沒收時,追徵其價額」,然依最高法院113年度 台上字第3589號判決意旨:詐欺犯罪危害防制條例第47條規 定:「犯詐欺犯罪,在偵查及歷次審判中均自白,如有犯罪 所得,自動繳交其犯罪所得者,減輕其刑;並因而使司法警 察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得,或查獲發起、主持 、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者,減輕或免除其刑。」其 前段規定之立法說明:為使犯本條例詐欺犯罪案件之刑事訴 訟程序儘早確定,「同時」使詐欺被害人可以取回財產上所 受損害,行為人自白認罪,並自動繳交其犯罪所得者,應減 輕其刑,以開啟其自新之路。是行為人須自白犯罪,如有犯 罪所得者,並應自動繳交犯罪所得,且所繳交之犯罪所得, 須同時全額滿足被害人所受財產上之損害,始符合上開法條 前段所定之減刑條件。參照同條例第43條規定,詐欺獲取之 財物或財產上利益達500萬元者,量處3年以上10年以下有期徒刑 ,得併科3千萬元以下罰金。達1億元者,處5年以上12年以下有 期徒刑,得併科3億元以下罰金。其立法說明,就犯罪所得之 計算係以①同一被害人單筆或接續詐欺金額,達500萬元、1億 元以上,或②同一詐騙行為造成數被害人被詐騙,詐騙總金額合 計500萬元、1億元以上為構成要件。益見就本條例而言,「 犯罪所得」係指被害人受詐騙之金額,同條例第47條前段所 規定,如有「犯罪所得」自應作此解釋,故詐欺防制條例第 47條之「犯罪所得」均應解為被害人所交付之受詐騙金額。 …詐欺防制條例第47條前段既規定:「犯詐欺犯罪,在偵查 及歷次審判中均自白,如有犯罪所得,自動繳交其犯罪所得 者,減輕其刑」,以有犯罪所得並自動繳交為要件,即應以 犯詐欺罪既遂,自白並自動繳交被害人受詐騙金額者為限, 至犯罪未遂者,被害人未因此受財產損害,行為人既無犯罪 所得可以繳交,自無上開減刑規定之適用,亦屬當然。由此 可知,犯刑法第339條之4之罪(此為詐欺犯罪危害防制條例 第2條第1項第1款第1目所規範之犯罪),「犯罪所得」係指 「被害人受詐騙金額」,是被告鄭允昌、王冠宇二人於本件 之犯罪所得自應包括本件告訴人面交予其二人之現金即被告 二人之洗錢之財物10萬元、15萬元,而不應僅只侷限於其二 人因犯該罪,詐欺集團應允並已交付其二人之報酬,是上開 10萬元、15萬元自應除依洗錢防制法第25條第1項之規定, 對其二人分別宣告沒收外,並應依刑法第38條之1第3項之規 定宣告於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價 額(此亦多數法院判決所是認),本院113年9月20日之113年 度審金訴字第1044號判決既漏未依刑法第38條之1第3項之規 定宣告於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價 額,自應補充判決如主文所示。 據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段,洗錢防制法第25條第1項、刑法第38條之1第3項,判決如主 文。 本案經檢察官徐銘韡到庭執行職務 中  華  民  國  114  年  1   月  6   日           刑事審查庭法 官 曾雨明 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。                書記官 翁珮華 中  華  民  國  114  年  1   月  6   日

2025-01-06

TYDM-113-審金訴-1044-20250106-2

審附民
臺灣桃園地方法院

請求賠償損害

臺灣桃園地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度審附民字第1953號 原 告 古芳玉 被 告 葉佐壽 上列被告因家暴傷害案件(113年度審易字第2501號),經原告 提起附帶民事訴訟,請求損害賠償,本院裁定如下:   主 文 本件移送本院民事庭。   理 由 一、按法院認附帶民事訴訟確係繁雜,非經長久時日不能終結其 審判者,得以合議裁定移送該法院之民事庭,刑事訴訟法第 504條第1項定有明文。 二、經查,本件原告對被告提起附帶民事訴訟,請求損害賠償, 核其案情確係繁雜,非經長久時日,不能終結其審判,爰依 首揭法律規定,將本件移送本院民事庭。 三、依刑事訴訟法第504條第1項,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  1   月  3   日          刑事審查庭審判長法 官 陳彥年                  法 官 林慈雁                  法 官 曾雨明 上列正本證明與原本無異。 本裁定不得抗告。                  書記官 翁珮華 中  華  民  國  114  年  1   月  6   日

2025-01-03

TYDM-113-審附民-1953-20250103-1

審易
臺灣桃園地方法院

家暴傷害

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度審易字第2501號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 葉佐壽 上列被告因家暴傷害案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第1 8109號),本院判決如下:   主 文 葉佐壽傷害人之身體,處拘役伍拾日,如易科罰金以新台幣壹仟 元折算壹日。   事 實 一、葉佐壽、古芳玉(所涉傷害罪嫌部分,另經檢察官不起訴處 分)為夫妻關係,2人具有家庭暴力防治法第3條第1款所定 之家庭成員關係。葉佐壽與古芳玉因故發生爭執,葉佐壽竟 基於傷害之犯意,於民國113年2月27日9時38分許,在桃園 市○○區○○路000號旁之工廠內(辦公室門外),徒手並使用掃 把毆打古芳玉,致古芳玉受有頭部血腫、臉部擦傷、身體瘀 青及擦傷等之傷害。 二、案經古芳玉訴由桃園市政府警察局楊梅分局移送臺灣桃園地 方檢察署檢察官偵查起訴。   理 由 壹、證據能力: 一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述,除法律有規定 者外,不得作為證據。又被告以外之人於審判外之陳述, 雖 不符前4條之規定,而經當事人於審判程序同意作為證據 ,法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況,認為適當 者,亦得為證據。當事人、代理人或辯護人於法院調查證據 時,知有第159條第1項不得為證據之情形,而未於言詞辯論 終結前聲明異議者,視為有前項同意,刑事訴訟法159條第1 項、第159條之5分別定有明文。查證人即告訴人古芳玉於警 詢時之陳述,固係審判外之陳述而屬傳聞證據,惟被告就上 開審判外之陳述,於本院審理中,知有該項證據,未曾於言 詞辯論終結前聲明異議,而本院審酌該證人陳述作成時之情 況,並無違法取證之瑕疵,而認以其之警詢陳述作為證據為 適當,且可作為彈劾證據,依前揭規定說明,自有證據能力 。 二、卷附由部立桃園醫院新屋分院出具之受理家庭暴力驗傷診斷 書,按醫師依醫師法第17條之規定,如無法令規定之理由, 不得拒絕診斷書之交付,且若出具與事實不符之診斷書,依 醫師法第28條之4 第5 款之規定,可處新臺幣十萬元以上五 十萬元以下罰鍰,並得併處限制執業範圍、停業處分一個月 以上一年以下或廢止其執業執照;情節重大者,並得廢止其 醫師證書,可知醫師出具之診斷書若有錯誤、虛偽,醫師之 執業執照、醫師證書均可能因而廢止,是其正確性甚高,且 司法機關隨時可以調取醫師依醫師法第12條規定而製作,並 由醫師執業之醫療機構依醫療法第48條規定保存之病歷與之 相互核對,設有錯誤,甚易發現並糾正,是以,上開診斷證 明書依刑事訴訟法第159 條之4 第3 款之規定,認具有證據 能力。 三、卷內之告訴人受傷照片、現場照片、案發現場監視器畫面截 圖,均係機械之方式所存之影像再予列印,且非依憑人之記 憶再加以轉述而得,並非供述證據,並無傳聞證據排除法則 之適用(最高法院98年度台上字第6574號判決意旨參照), 併此指明。 貳、實體部分: 一、訊據被告葉佐壽矢口否認犯行,辯稱:伊沒有打到(告訴人) 云云,另據其於警詢供稱:伊與告訴人互毆,又於偵訊辯稱 :在辦公室我們都有動手,我是徒手與古芳玉扭打一起,後 來到辦公室外面,我假裝要打古芳玉,結果沒打到,我還有 用拐杖,我有推倒古芳玉,(後稱)我忘記古芳玉有無倒在 地上,好像有,至於她為何倒在地上我忘了,我有拿掃把假 裝要打古芳玉,但沒有打到云云。惟查:經本院當庭勘驗案 發現場監視器畫面檔案,勘驗結果以「被告走出工廠辦公室 ,在門的右側拿取掃把一支往在被告身後走出辦公室之告訴 人臉部揮打,告訴人隨即倒在地上,然後再站起來。」載於 113年11月28日審判筆錄可憑。此外,告訴人亦已於警詢證 述其與被告爭執,嗣遭被告傷害之全部過程,並有由部立桃 園醫院新屋分院出具之受理家庭暴力驗傷診斷書、告訴人受 傷照片、現場照片、案發現場監視器畫面截圖附卷可稽,被 告上開辯詞俱無可採,本件事證明確,被告犯行足堪認定。 至被告當庭聲請調取監視器光碟片乙節,被告於113年11月4 日已合法收受庭期傳票,均未聲請拷貝監視器光碟片,已有 不當延滯訴訟之嫌,且本院已當庭勘驗如上,被告核無再聲 請調取監視器光碟片之理由與必要,該項聲請非屬被告有效 行使防禦權之必要,本院併予駁回之。 二、按家庭暴力罪者,謂家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成 立其他法律所規定之犯罪,家庭暴力防治法第2 條第2 款定 有明文。查被告與告訴人間之關係為夫妻,其二人間為家庭 暴力防治法第3條第1款所稱之家庭成員,而被告所犯傷害告 訴人之犯行,自屬家庭暴力防治法第2條第2款之家庭暴力罪 ,惟因家庭暴力防治法之上開條文並無罰則規定,是以此部 分傷害犯行,仍僅論以刑法第277條第1項之傷害罪。核被告 所為,係犯刑法第277條第1項之傷害罪。爰審酌被告對告訴 人施加身體傷害之行為手段、被告造成之告訴人傷勢程度、 被告犯後飾詞卸責且於審理時對於告訴人並無愧悔之意之犯 後態度不佳、被告曾於101年間涉持木棍傷害其該時之妻舅 而遭檢察官起訴,後經撤回告訴而經本院判決公訴不受理( 有臺灣高等法院被告前案紀錄表、本院101年度審易字第176 9號判決可憑),仍未記取教訓而犯相同罪質之家暴傷害罪等 一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折算標 準。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299 條第1 項前段,刑法第277條 第1項、第41條第1項前段,刑法施行法第1條之1第1 項,判如主 文。 本案經檢察官徐銘韡到庭執行職務 中  華  民  國  114  年  1   月  3   日          刑事審查庭法 官  曾雨明 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。                書記官  翁珮華 中  華  民  國  114  年  1   月  6   日 附錄論罪科刑法條: 中華民國刑法第277條 傷害人之身體或健康者,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以 下罰金。 犯前項之罪,因而致人於死者,處無期徒刑或7年以上有期徒刑 ;致重傷者,處3年以上10年以下有期徒刑。

2025-01-03

TYDM-113-審易-2501-20250103-1

審附民
臺灣桃園地方法院

請求賠償損害

臺灣桃園地方法院刑事附帶民事訴訟判決 113年度審附民字第2056號 原 告 李月仙 被 告 邱雅琳 上列被告因違反洗錢防制法等案件(113年度審金訴字第1877號 ),經原告提起附帶民事訴訟,請求損害賠償,本院判決如下:   主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。   事 實 一、原告之聲明及陳述如附件刑事附帶民事訴訟起訴狀所載。 二、被告未為任何聲明及陳述,亦未提出任何書狀。   理 由 一、按「因犯罪而受損害之人,於刑事訴訟程序得附帶提起民事 訴訟,對於被告及依民法負賠償責任之人,請求回復其損害 。」,又按「提起附帶民事訴訟,應於刑事訴訟起訴後第二 審辯論終結前為之。但在第一審辯論終結後提起上訴前,不 得提起。」刑事訴訟法第487條第1項、第488條分別定有明 文。又法院認為原告之訴不合法者,應以判決駁回之,同法 第502條第1項亦有明定。 二、經查,原告提起本件刑事附帶民事訴訟係在本院113年11月2 8日辯論終結後之113年12月10日(該日尚未宣判,故自在提 起上訴前),有本院收文章戳可憑,依上開法條之規定,其 不得提起刑事附帶民事訴訟遽而提起,顯屬不合法,其之起 訴應予駁回;又原告之訴既經駁回,其假執行之聲請亦失所 附麗,應併予駁回。 三、據上論斷,應依刑事訴訟法第502條第1項,判決如主文。 中  華  民  國  114  年   1   月  3  日             刑事審查庭法 官 曾雨明 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,非對於刑事訴訟之判決上訴時,不得上訴,並應 於判決送達後20日內向本院提出上訴狀(應附繕本)。                            書記官 翁珮華 中  華  民  國  114  年   1   月  6  日 附件:

2025-01-03

TYDM-113-審附民-2056-20250103-1

審金訴
臺灣桃園地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度審金訴字第1896號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 米殿軍 上列被告因違反洗錢防制法等案件,經檢察官提起公訴(112年 度偵字第60950號),本院判決如下:   主 文 米殿軍幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪,處有 期徒刑貳月,併科罰金新臺幣伍仟元,罰金如易服勞役以新臺幣 壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟壹佰元沒收,於全部或一部不能沒 收或不宜執行沒收時,追徵其價額。   事 實 一、米殿軍可預見一般人取得他人綁定金融帳戶之幣託科技股份 有限公司帳戶,常與財產犯罪之需要密切相關,且取得他人 帳戶之目的,在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查,但仍基 於幫助他人為詐欺取財及洗錢之不確定犯意,於民國112年3 月31日依詐欺集團成員(無證據證明其知悉詐欺集團成員有 三人以上)指示,上網申辦英屬維京群島商幣託科技有限公 司臺灣分公司之虛擬貨幣交易平臺帳戶(下稱本案幣託帳戶 ),並於申辦時,依詐欺集團成員指示,綁定台新國際商業 銀行帳號000-0000000000000000號帳戶、玉山國際商業銀行 帳號000-00000000000000號帳戶、遠東國際商業銀行帳號00 0-0000000000000000號帳戶(上開帳號均為各虛擬貨幣平台 代理公司之在各該銀行所開之信託帳戶虛擬帳號,無從查辦 ,檢察官指另由警調查各該帳戶申登人之罪嫌乙節,核無可 能,應由檢察官指揮警方調查贓款匯入各該虛擬帳號後,最 終係由何人申辦之虛擬貨幣帳戶受益),再於112年4月4日前 某日時,將其幣託帳戶之帳號及密碼提供予詐欺集團成員, 米殿軍並因此獲得新臺幣(下同)1,100元之報酬。嗣該詐 欺集團成員取得本案幣託帳戶後,即共同意圖為自己不法之 所有,基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡,於民國112年2月23 日,先後以通訊軟體LINE暱稱「陳妍軒」、「客服中心(財 務部)」向謝瑤霖佯稱經營網路商城,致謝瑤霖陷於錯誤, 依詐欺集團指示以超商代碼繳費方式,於112年4月4日15時2 2分許分別支付2筆5,000元之款項(合計1萬元),該款項即 存入米殿軍之本案幣託帳戶內,而以此方式掩飾詐欺犯罪所 得之去向。嗣謝瑤霖察覺受騙,報警處理,始查悉上情。 二、案經謝瑤霖訴由高雄市政府警察局岡山分局(非檢察官所指 湖內分局),再交湖內分局移送臺灣桃園地方檢察署偵查起 訴。   理 由 壹、證據能力: 一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述,除法律有規定 者外,不得作為證據。又被告以外之人於審判外之陳述,雖 不符前4條之規定,而經當事人於審判程序同意作為證據, 法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況,認為適當者 ,亦得為證據。當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時 ,知有第159條第1項不得為證據之情形,而未於言詞辯論終 結前聲明異議者,視為有前項同意,刑事訴訟法159條第1 項、第159條之5分別定有明文。查證人即告訴人謝瑤霖於警 詢之陳述,固係審判外之陳述而屬傳聞證據,惟被告就上開 審判外之陳述,於本院審理中,知有該項證據,未曾於言詞 辯論終結前聲明異議,而本院審酌該證人陳述作成時之情況 ,並無違法取證及證明力過低之瑕疵,亦認以之作為證據為 適當,依前揭規定說明,自有證據能力。 二、次按「除前三條之情形外,下列文書亦得為證據:一、除顯 有不可信之情況外,公務員職務上製作之紀錄文書、證明文 書。二、除顯有不可信之情況外,從事業務之人於業務上或 通常業務過程所須製作之紀錄文書、證明文書。三、除前二 款之情形外,其他於可信之特別情況下所製作之文書。」刑 事訴訟法159條之4亦定有明文。卷附之入賬帳號明細、統一 超商代收款專用繳款證明、被告申設之本案幣託帳號資料、 加值提領紀錄、本院查詢之遠傳資料查詢單(門號00000000 00)、台新銀行113年11月4日函、遠東商銀113年11月15日 函暨所附資料、玉山銀行113年11月20日函暨所附資料,為 統一超商股份有限公司人員、幣託科技股份有限公司人員、 各銀行人員、遠傳電信股份有限公司人員,於日常業務所製 作之證明文書及紀錄文書,依上開規定,自有證據能力。 三、卷附之告訴人提出之對話紀錄截圖,均係以機械方式呈現拍 照之畫面,或所列印之影像,並非供述證據,且亦無剪接變 造之嫌,自有證據能力。另本件認定事實所引用之卷內其餘 卷證資料,並無證據證明係公務員違背法定程序所取得,被 告於審判程序中復未於言詞辯論終結前表示異議,且卷內之 文書證據,亦無刑事訴訟法第159條之4之顯有不可信之情況 與不得作為證據之情形,則依刑事訴訟法第159條之5之規定 ,本件認定事實所引用之所有文書證據,均有證據能力, 貳、實體部分: 一、訊據被告米殿軍對於上開事實坦承不諱,並經告訴人謝瑤霖 於警詢證述其被害及匯款之經過在案,且提出受詐騙對話紀 錄截圖、統一超商代收款專用繳款證明,並有入賬帳號明細 、被告申設之本案幣託帳號資料、加值提領紀錄、本院查詢 之遠傳資料查詢單(門號0000000000)、台新銀行113年11 月4日函、遠東商銀113年11月15日函暨所附資料、玉山銀行 113年11月20日函暨所附資料附卷可稽,本件事證明確,被 告上揭犯行,已堪認定,應予依法論科。 二、論罪科刑:  ㈠洗錢防制法之新舊法比較之說明:  ⒈被告行為後,洗錢防制法於113年7月31日(下稱現行法)修 正公布,修正前之洗錢防制法第14條第1項規定:「有第2條 各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺幣500 萬元以下罰金。」,第3項規定:「前2項情形,不得科以超 過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」;修正後之現行法第19 條第1項規定:「有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上1 0年以下有期徒刑,併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財 物或財產上利益未達新臺幣1億元者,處6月以上5年以下有 期徒刑,併科新臺幣5000萬元以下罰金。」。  ⒉依被告行為時法,本件被告之特定犯罪係普通詐欺罪,是依 修正前洗錢防制法第14條第3項之規定,修正前洗錢防制法 第14條第1項之宣告刑之上限為有期徒刑5年,此與現行法第 19條第1項後段規定之宣告刑之上限為有期徒刑5年相同,再 依刑法第35條第2項,同種之刑,最高度相等者,以最低度 之較長或較多者為重,因現行法第19條第1項後段規定之有 期徒刑最低度為六月,而依修正前第14條第3項之規定,修 正前洗錢防制法第14條第1項之宣告刑之有期徒刑最低度為 二月,是以,修正後之現行法第19條第1項後段規定對被告 並無較為有利之情形,顯然本件應適用行為時即修正前洗錢 防制法第14條第1項處罰之。又實務或論「修正前洗錢防制 法第14條第3項之規定屬於總則性質,僅就宣告刑之範圍予 以限制,並非變更其犯罪類型,原有法定刑並不受影響,該 規定不能變更本件應適用新法一般洗錢罪規定之判斷」等語 ,然本院衡以修正前洗錢防制法第14條第3項既規定依洗錢 行為係洗何等特定犯罪之犯罪所得,進而依各該特定犯罪之 宣告刑上限修正並限制修正前洗錢防制法第14條第1項之刑 度上限,則可見修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢 罪之刑度上限可依不同之案件類型、不同之案情而有變動, 是以,修正前洗錢防制法第14條第3項係屬「刑法分則性質 」,上開見解並非可採,並此指明。  ⒊實務上就上開新舊法之比較,有引用最高法院110年度台上字 第1489號判決意旨者即「關於新舊法之比較,應適用刑法第 2條第1項之規定,為『從舊從輕』之比較。而比較時,應就罪 刑有關之事項,如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連 續犯、結合犯,以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原 因(如身分加減)與加減例等一切情形,綜合全部罪刑之結 果而為比較,予以整體適用。乃因各該規定皆涉及犯罪之態 樣、階段、罪數、法定刑得或應否加、減暨加減之幅度,影 響及法定刑或處斷刑之範圍,各該罪刑規定須經綜合考量整 體適用後,方能據以限定法定刑或處斷刑之範圍,於該範圍 內為一定刑之宣告。是宣告刑雖屬單一之結論,實係經綜合 考量整體適用各相關罪刑規定之所得。宣告刑所據以決定之 各相關罪刑規定,具有適用上之『依附及相互關聯』之特性, 自須同其新舊法之適用。而『法律有變更』為因,再經適用準 據法相互比較新舊法之規定,始有『對被告有利或不利』之結 果,兩者互為因果,不難分辨,亦不容混淆。」等語,然該 判決意旨實係針對94年2月2日修正公布,自95年7月1日施行 之刑法總則各條文之新舊法之比較適用而發,此觀上開判決 意旨之後接「原判決就刑法第28條、第31條第1項、第33條 第5款、第55條及第56條,修正前、後綜合比較,認適用修 正前之刑法,對上訴人較為有利,應整體適用上訴人行為時 即修正前刑法相關規定。於法並無違誤。」等文字即可知之 ,而本案中,僅刑法分則性質之特別刑法即行為時法之修正 前洗錢防制法第14條第1項與現行法之洗錢防制法第19條第1 項後段之重輕比較適用,殊無比附援引上開判決意旨之餘地 與必要,應回歸刑法總則第35條以定行為時法與現行法之重 輕,並此指明。  ㈡按刑法上之幫助犯係對於犯罪與正犯有共同之認識,而以幫 助之意思,於正犯實行犯罪之前或犯罪之際,為犯罪構成要 件以外之行為,而予以助力,使之易於實行或完成犯罪行為 之謂。所謂以幫助之意思而參與者,指其參與之原因,僅在 助成正犯犯罪之實現者而言,又所謂參與犯罪構成要件以外 之行為者,指其所參與者非直接構成某種犯罪事實之內容, 而僅係助成其犯罪事實實現之行為者(最高法院88年度台上 字第1270號、97年度台上字第1911號判決意旨參照)。次按 金融帳戶乃個人理財工具,依我國現狀,申設金融帳戶並無 任何特殊限制,且可於不同之金融機構申請多數帳戶使用, 是依一般人之社會通念,若見他人不以自己名義申請帳戶, 反而收購或借用別人之金融帳戶以供使用,並要求提供提款 卡及告知密碼,則提供金融帳戶者主觀上如認識該帳戶可能 作為對方收受、提領特定犯罪所得使用,對方提領後會產生 遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果,仍基於幫助之犯意 ,而提供該帳戶之提款卡及密碼,以利洗錢實行,仍可成立 一般洗錢罪之幫助犯(最高法院108年台上大字第3101號裁 定意旨參照)。經查,被告將任意將已綁定銀行虛擬帳戶之 幣託帳戶之帳號及密碼,提供予本案詐欺集團,嗣不詳詐欺 集團成員再對告訴人施以詐術,令其陷於錯誤,而依指示以 超商代碼繳費之方式匯款至本案幣託帳戶內,旋遭不詳詐欺 集團成員轉出,以此方式製造金流斷點,而掩飾、隱匿上開 詐欺取財犯罪所得之本質及去向,是被告提供本案幣託帳戶 之帳號及密碼,係對他人遂行詐欺取財及洗錢之犯行資以助 力而實施犯罪構成要件以外之行為,且在無積極證據證明被 告係以正犯之犯意參與犯罪行為之情形下,揆諸前開判決意 旨,應認被告所為應僅成立幫助犯,而非論以正犯。  ㈢次按幫助犯係從屬於正犯而成立,並無獨立性,故幫助犯須 對正犯之犯罪事實,具有共同認識而加以助力,始能成立, 其所應負責任,亦以與正犯有同一認識之事實為限,若正犯 所犯之事實,超過其共同認識之範圍時,則幫助者事前既不 知情,自不負責(最高法院75年度台上字第1509號判決意旨 參照)。茲查,被告雖可預見交付本案幣託帳戶之帳號密碼 ,足以幫助詐欺集團施以詐術後取得贓款,主觀上有幫助詐 欺之不確定故意,惟尚不能據此即認被告亦已知悉本案詐欺 集團成員之人數有3人以上而詐欺取財,復無證據證明被告 對於本案詐欺集團對告訴人之詐騙手法及分工均有所認識及 知悉,依「所犯重於所知,從其所知」之法理,此部分尚無 從遽以論斷被告成立幫助三人以上共同犯詐欺取財罪嫌。  ㈣洗錢防制法部分:   按洗錢防制法所稱洗錢,指下列行為:一、意圖掩飾或隱匿 特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追訴,而移轉或變更 特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源 、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、 持有或使用他人之特定犯罪所得,洗錢防制法第2條定有明 文。復按現行洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪,祇須 有同法第2條各款所示行為之一,而以同法第3條規定之特定 犯罪作為聯結即為已足;倘行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪 所得來源,而將特定犯罪所得直接消費處分,甚或交予其他 共同正犯,或由共同正犯以虛假交易外觀掩飾不法金流移動 ,即難認單純犯罪後處分贓物之行為,應仍構成新法第2條 第1或2款之洗錢行為(最高法院109年度台上字第57號、第4 36號判決參照)。查被告任意將本案幣託帳戶之帳號密碼交 予他人,顯藉此製造金流斷點,使偵查機關難以追查帳戶金 流,以達掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在,揆之前開 判決要旨,被告所為係對他人遂行一般洗錢之犯行資以助力 而實施犯罪構成要件以外之行為,已該當刑法第30條、修正 前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪之構成要件。  ㈤核被告所為,係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助犯詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制 法第14條第1項之幫助洗錢罪。  ㈥想像競合犯:   被告以上開一提供金融機構帳戶資料之行為同時犯幫助詐欺 取財及幫助一般洗錢罪2罪,為異種想像競合犯,應依刑法 第55條規定,從較重之幫助犯一般洗錢罪處斷。   ㈦刑之減輕:  ⒈本件被告以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之 行為,為幫助犯,衡諸其犯罪情節,爰依刑法第30條第2項 之規定,按正犯之刑減輕之。  ⒉又被告行為後,洗錢防制法於112年6月14日(下稱中間法) 、113年7月31日(下稱現行法)迭經修正公布,分別於112 年6月16日、000年0月0日生效施行。就減刑規定部分,被告 行為時之洗錢防制法第16條第2項規定:「犯前4條之罪,在 偵查或審判中自白者,減輕其刑。」;中間法第16條第2項 規定:「犯前4條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,減 輕其刑。」;現行法第23條第3項規定:「犯前4條之罪,在 偵查及歷次審判中均自白者,如有所得並自動繳交全部所得 財物者,減輕其刑;並因而使司法警察機關或檢察官得以扣 押全部洗錢之財物或財產上利益,或查獲其他正犯或共犯者 ,減輕或免除其刑。」。查本件被告於警、偵訊及本院審判 中均坦承犯罪,然其歷經此等偵、審程序,並未將該等犯罪 所得(詳後述)自動繳交,是顯然以被告行為時之洗錢防制 法第16條第2項規定對其較為有利,自應適用該規定以遞減 其刑。  ㈧爰審酌被告為貪圖不勞而獲之金錢,將本案幣託帳戶之帳號 密碼提供予本案詐欺集團成員作為詐欺取財及洗錢工具使用 ,嚴重破壞社會治安及金融交易秩序,使從事詐欺犯罪之人 藉此輕易於詐騙後取得財物,並製造金流斷點,導致檢警難 以追查,增加告訴人謝瑤霖尋求救濟之困難,所為實不足取 ,並衡酌被告雖於犯後坦承犯行(其之坦承對於事實之釐清 幾無貢獻),然迄未與告訴人和解賠償損害之犯罪後態度, 兼衡被告之行為致使告訴人所受損失之金額共計10,000元、 被告於本件係第二犯提供帳戶予詐欺集團(有臺灣高等法院 被告前案紀錄表、臺灣桃園地方檢察署檢察官112年度偵字 第7211號、第7875號起訴書可憑)等一切情狀,量處如主文 所示之刑,並就所科罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。 三、沒收:  ㈠按沒收適用裁判時之法律,刑法第2條第2項定有明文。查被 告行為後,洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或 財產上利益之規定,業經修正為同法第25條第1項規定,於1 13年7月31日公布,同年0月0日生效施行,自應適用裁判時 即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。次按修正 洗錢防制法第25條第1項固規定:「犯第十九條、第二十條 之罪,洗錢之財物或財產上利益,不問屬於犯罪行為人與否 ,沒收之。」,然此條項並未指幫助犯犯第十九條、第二十 條之罪,洗錢之財物或財產上利益,亦須義務沒收,而本件 附表所示之人所匯入本案幣託帳戶之款項,係在其他詐欺集 團成員控制下,經詐欺集團成員轉出,已非屬被告所持有之 洗錢行為標的之財產,自亦毋庸依修正洗錢防制法第25條第 1項規定宣告沒收,並此敘明。  ㈡另查,被告於檢察官訊問時供稱:「(問:有無報酬?)答: 他們說我不用投資任何錢,他們給我領了1千100元,後面就 沒有消息…」等語明確(見偵卷第83頁),是本件被告未扣 案之犯罪所得即1,100元,應依刑法第38條之1第1項前段、 第3項之規定宣告沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行 沒收時,追徵其價額。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,洗錢防制法(修 正前)第14條第1項、(行為時)第16條第2項,刑法第11條前段 、第2條第1項前段、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、 第55條、第42條第3項、第38條之1第1項前段、第3項,刑法施行 法第1條之1第1項,判決如主文。   本案經檢察官徐銘韡到庭執行職務 中  華  民  國  114  年   1  月   3  日           刑事審查庭法 官 曾雨明 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。                書記官 翁珮華 中  華  民  國  114  年   1  月   6  日 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第30條 幫助他人實行犯罪行為者,為幫助犯。雖他人不知幫助之情者, 亦同。 幫助犯之處罰,得按正犯之刑減輕之。 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。

2025-01-03

TYDM-113-審金訴-1896-20250103-1

審易
臺灣桃園地方法院

家暴恐嚇等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度審易字第2511號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 孫裕華 上列被告因恐嚇等案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第180 20號),本院判決如下:   主 文 孫裕華無故侵入他人住宅,處罰金新台幣玖仟元,如易服勞役以 新臺幣壹仟元折算壹日。又犯恐嚇危害安全罪,處拘役肆拾日, 如易科罰金以新臺幣壹仟元折算壹日。   事 實 一、孫裕華係洪樹棉之女劉佳惠之前夫,孫裕華與洪樹棉2人間 具有家庭暴力防治法第3條第6款之家庭成員關係。詎孫裕華 竟基於無故侵入住居之犯意,於民國113年3月31日上午7時2 0分許,未經屋主洪樹棉同意,即逕自進入洪樹棉位於桃園 市○○區○○路00號住處,並經洪樹棉要求其離開本案處所後, 仍不肯離去。嗣洪樹棉不堪其擾,遂報警到場處理,詎孫裕 華明知周中興、曾子謙均為身著警察制服且係依法執行公務 之員警,竟仍基於侮辱公務員及恐嚇之犯意,接續於附表所 示之時間,向員警周中興、曾子謙辱罵、恫嚇附表所示之內 容,足以影響員警周中興、曾子謙執行公務,並致生危害於 安全。 二、案經洪樹棉訴由及桃園市政府警察局龍潭分局移送臺灣桃園 地方檢察署檢察官偵查起訴。   理 由 甲、有罪部分 壹、證據能力 一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述,除法律有規定 者外,不得作為證據。又被告以外之人於審判外之陳述,雖 不符前4 條之規定,而經當事人於審判程序同意作為證據, 法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況,認為適當者 ,亦得為證據。當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時 ,知有第159 條第1 項不得為證據之情形,而未於言詞辯論 終結前聲明異議者,視為有前項同意,刑事訴訟法159 條第 1 項、第159 條之5 分別定有明文。查證人洪樹棉於警詢之 陳述,固係審判外之陳述而屬傳聞證據,惟被告就上開審判 外之陳述,於本院審理中,知有該項證據,未曾於言詞辯論 終結前聲明異議,而本院審酌該證人陳述作成時之情況,並 無違法取證及證明力過低之瑕疵,亦認以之作為證據為適當 ,依前揭規定說明,自有證據能力。 二、按被告以外之人於偵查中向檢察官所為之陳述,除顯有不可 信之情況者外,得為證據,刑事訴訟法第159 條之1 第2 項 定有明文。查證人洪樹棉、劉秀芳以證人身分於檢察官偵訊 中之陳述,係於供前具結再為陳述,此係檢察官依法訊問, 復無其他事證足資認定在外部環境,其於檢察官訊問時有受 違法取供情事,並無何特別不可信之情況,且被告於本院審 理程序中亦不爭執上開證人於偵訊時之證詞之證據能力,是 依上開規定具有證據能力,而得作為本案之證據。 三、次按「除前三條之情形外,下列文書亦得為證據:一、除顯 有不可信之情況外,公務員職務上製作之紀錄文書、證明文 書。二、除顯有不可信之情況外,從事業務之人於業務上或 通常業務過程所須製作之紀錄文書、證明文書。三、除前二 款之情形外,其他於可信之特別情況下所製作之文書。」刑 事訴訟法159條之4亦定有明文。卷附之密錄器影像譯文、本 院函詢之部立桃園療養院病歷資料,為員警、部立桃園療養 院醫護人員依其等職務所製作之證明文書及紀錄文書,依上 開規定,自有證據能力。 四、卷附之密錄器畫面截圖,係以機械之方式所存檔並所列印之 影像,且非依憑人之記憶再加以轉述而得,並非供述證據, 並無傳聞證據排除法則之適用(最高法院98年度台上字第65 74號判決意旨參照),該等截圖復無經偽變造之痕跡,均有 證據能力。末以,本件認定事實所引用之卷內其餘卷證資料 ,並無證據證明係公務員違背法定程序所取得,被告於審判 程序中復未於言詞辯論終結前表示異議,且卷內之文書證據 ,亦無刑事訴訟法第159 條之4 之顯有不可信之情況與不得 作為證據之情形,則依刑事訴訟法第159 條之5 之規定,本 件認定事實所引用之所有文書證據,均有證據能力,均合先 敘明。 貳、實體部分 一、訊據被告孫裕華對於上開事實均坦承不諱,並經證人洪樹棉 於警、偵訊、證人劉秀芳於偵訊時證述在案,復有密錄器影 像譯文、密錄器畫面截圖在卷可佐。綜上,本件事證明確, 被告上揭犯行,已堪認定,應予依法論科。末以,依本院所 調取之部立桃園療養院病歷資料,被告固曾因非特定精神病 而住於該院,然此係108年4月間、109年6月間之事,此後並 無在該院醫療之紀錄,是不能以該等病歷資料逕認被告有何 精神瑕疵,並此指明。 二、核被告所為,係犯刑法第306條第1項之家庭暴力之無故侵入 他人住宅罪、第305條之恐嚇危害安全罪、第140條前段之於 公務員依法執行職務時當場侮辱罪。被告多次辱罵員警,係 在密接之時間實施,且侵害一個社會法益,屬接續犯,祇論 以一個於公務員依法執行職務時當場侮辱罪。被告以一行為 同時觸犯恐嚇危害安全罪及公務員依法執行職務時當場侮辱 罪2罪名,為想像競合犯,應依刑法第55條規定,從較重之 恐嚇危害安全罪處斷。被告所犯恐嚇危害安全罪與家暴無故 侵入他人住宅罪,犯意各別、行為互殊,應分論併罰之。爰 審酌被告恐嚇及侮辱員警之言詞、被告行為對員警產生之心 理危害、被告在員警依法執行公務之際,未能尊重員警而對 員警出言侮辱,對於公務執行尊嚴之妨害、其辱罵員警之地 點、被告侵入告訴人之住宅並經要求退去而不退去,對告訴 人住居安寧之危害、被告坦承犯行並已知己錯等一切情狀, 量處如主文所示之刑,並諭知易服勞役、易科罰金之折算標 準。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第301條第1項, 刑法第306條第1項、第140條前段、第305條、第55條、第41條第 1項前段、第42條第3項,刑法施行法第1條之1第1項,判決如主 文。 本案經檢察官徐銘韡到庭執行職務 中  華  民  國  114  年  1   月  3   日           刑事審查庭法 官 曾雨明 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。               書記官  翁珮華 中  華  民  國  114  年   1  月   6  日 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第306條 無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞之土地或船艦者,處1年 以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 無故隱匿其內,或受退去之要求而仍留滯者,亦同。 中華民國刑法第140條 於公務員依法執行職務時,當場侮辱或對於其依法執行之職務公 然侮辱者,處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金。 中華民國刑法第305條 以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人,致生危害 於安全者,處2年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 附表: 編號 辱罵時間 辱罵內容 影片檔案名稱及影片時間處 1 113年3月31日7時31分37秒 去你的 影片2024_0331_073055_003,43秒處 2 113年3月31日7時35分58秒 你死定了 影片2024_0331_073355_004,2分4秒處 3 113年3月31日7時36分02秒 你死定了 影片2024_0331_073355_004,2分9秒處 4 113年3月31日7時36分12秒 我恐嚇你怎樣 影片2024_0331_073355_004,2分18秒處 5 113年3月31日7時36分15秒 幹你娘咧,我恐嚇你怎樣 影片2024_0331_073355_004,2分21秒處 6 113年3月31日7時36分21秒 我罵你靠么 影片2024_0331_073355_004,2分28秒處 7 113年3月31日7時36分25秒 我罵你不行啊,怎樣 影片2024_0331_073355_004,2分31秒處 8 113年3月31日7時36分30秒 你死定了 影片2024_0331_073355_004,2分37秒處 9 113年3月31日7時36分45秒至47秒處 你死了以後,我會幫你祈禱,我會幫你祈禱,掰掰 影片2024_0331_073355_004,2分52-54秒處 10 113年3月31日7時36分57秒 王八蛋聽到了沒有 影片2024_0331_073355_005,4秒處 11 113年3月31日7時37分08秒 去你媽的操大頭咧 影片2024_0331_073355_005,15秒處 12 113年3月31日7時37分59秒 你死了 影片2024_0331_073355_005,1分5秒處 13 113年3月31日7時38分08秒至12秒處 我讓你死的,是我的,我樂意 影片2024_0331_073355_005,1分14秒至18秒處 14 113年3月31日7時38分13秒至17秒處 看我怎麼讓你們死,我要動手,我需要動手 影片2024_0331_073355_005,1分20秒至24秒處

2025-01-03

TYDM-113-審易-2511-20250103-1

審易緝
臺灣桃園地方法院

毒品危害防制條例

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度審易緝字第43號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 林威助 上列被告因毒品危害防制條例案件,經檢察官提起公訴(112年 度毒偵字第3767號),本院判決如下:   主 文 林威助施用第二級毒品,處有期徒刑貳月,如易科罰金以新臺幣 壹仟元折算壹日。   事 實 一、林威助前因施用第二級毒品案件,經本院以109年度毒聲字 第775號裁定令入勒戒處所施以觀察、勒戒後,認無繼續施用毒 品之傾向,於民國110年9月14日執行完畢釋放出所,並經臺灣 桃園地方檢察署檢察官以109年度毒偵字第4605號為不起訴處分 確定。詎猶未戒除毒癮,於上開觀察、勒戒執行完畢釋放後3年 內,復基於施用第二級毒品之犯意,於112年6月14日14時54分 許為臺灣桃園地方檢察署觀護人採尿時起回溯120小時內之 某時,在臺灣地區不詳地點,以不詳之方式,施用第二級毒 品甲基安非他命1次。嗣於112年6月14日14時54分許,為臺 灣桃園地方己檢察署觀護人採尿送驗,結果呈甲基安非他命 陽性反應,始悉上情。 二、案經臺灣桃園地方檢察署檢察官簽分偵辦。   理 由 壹、證據能力: 一、被告林威助係前於104年至105年間犯施用第二級毒品罪,經 入監服刑而假釋併付保護管束出監之人(有臺灣高等法院被 告前案紀錄表在卷可稽),且又於109年間接受觀察勒戒, 臺灣桃園地方法院檢察署觀護人自須依毒品危害防制條例第 25條第1項之規定,通知被告定期採尿,是臺灣桃園地方檢 察署觀護人室執行111年度毒執護字第277號之職務(有毒偵 卷第3頁之觀護人室簽可稽)命被告於112年6月4日到署採尿 ,核有法律依據,該次採得之被告尿液自有證據能力。 二、按「被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述,除法律有規 定者外,不得作為證據」,刑事訴訟法第159條第1項固定有 明文,然「鑑定之經過及其結果,應命鑑定人以言詞或『書 面』報告」,同法第206條第1項亦規定甚明,是鑑定人以書 面為鑑定報告提出於法院,依刑事訴訟法第159條第1項立法 理由及同法第206條第1項規定,即具有證據能力。又法院或 檢察官得囑託醫院、學校或其他相當之機關、團體為鑑定, 或審查他人之鑑定,並準用第203條至第206條之1之規定, 刑事訴訟法第208條第1項亦定有明文。依此,檢察官對於偵 查中之案件,認須實施鑑定者,固應就具體個案,選任鑑定 人或囑託鑑定機關(團體)為之;但對於司法警察機關調查 中之案件,或有量大或急迫之情形,為因應實務之現實需求 ,如檢察官針對該類案件之性質(例如:查扣之毒品必須檢 驗其成份、對施用毒品之犯罪嫌疑人必須檢驗其體內有無毒 品代謝反應、對於查扣之槍砲彈藥必須檢驗有無殺傷力、對 違反野生動物保育法案件必須鑑定是否屬於保育類動物案件 等),認為當然有鑑定之必要者,經參看法務部92年5月20 日法檢字第092080203號函送之法務部「因應刑事訴訟法修 正工作小組」研討之刑事訴訟法修正相關議題第21則之共識 結論,以及臺灣高等法院於92年8月1日舉行之刑事訴訟法新 制法律問題研討會第三則法律問題研討結果之多數說(載於 司法院92年8月印行「刑事訴訟法新制法律問題彙編」第15 頁至第18頁),基於檢察一體原則,得由該管檢察長對於轄 區內之案件,以事前概括選任鑑定人或囑託鑑定機關(團體 )之方式,俾便轄區內之司法警察官、司法警察對於調查 中之此類案件,得即時送請事前已選任之鑑定人或囑託之鑑 定機關(團體)實施鑑定,該鑑定人或鑑定機關(團體)亦 應視同受承辦檢察官所選任或囑託而執行鑑定業務,其等出 具之書面鑑定報告應屬刑事訴訟法第206條所定之傳聞例外 ,當具有證據能力(參看法務部92年9月1日法檢字第092003 50 83號函)。同理,本件由臺灣桃園地方檢察署觀護人採 得之被告尿液,經臺灣桃園地方檢察署觀護人室依法務部、 轄區檢察長事前概括之選任,而委由台灣尖端先進生技醫藥 股份有限公司鑑定,並出具濫用藥物檢驗報告,自應認具有 證據能力而得為本件之證據。 三、再本判決以下所引用之非供述證據,均與本件事實具有自然 關聯性,且核屬書證、物證性質,又查無事證足認有違背法 定程序或經偽造、變造所取得等證據排除之情事,復經本院 依刑事訴訟法第164條、第165條踐行物證、書證之調查程序 ,況檢察官及被告對此部分之證據能力亦均不爭執,是堪認 均具有證據能力。 貳、實體部分: 一、訊據被告林威助對於上開事實坦承不諱,並有臺灣桃園地方 檢察署施用毒品犯尿液檢體監管紀錄表、台灣尖端先進生技 醫藥股份有限公司112年7月4日濫用藥物檢驗報告在卷可稽, 本件事證明確,被告上揭犯行,已堪認定,應予依法論科。 二、核被告所為,係犯毒品危害防制條例第10條第2項之施用第 二級毒品罪;其施用毒品前持有毒品之低度行為,應為施用 毒品之高度行為吸收,不另論罪。爰審酌被告前經觀察勒戒 仍未能徹底戒絕毒品、其尿液中所含安非他命類代謝物之濃 度(其中甲基安非他命之濃度為601ng/ml)、其係於最近一次 觀察勒戒完畢後第一犯施用第二級毒品罪(有臺灣高等法院 被告前案紀錄表附卷可稽),尚可觀察其嗣後是否仍施用毒 品,而無須量以較重之刑等一切情狀,量處如主文所示之刑 ,並諭知易科罰金之折算標準。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,毒品危害防制條 例第10條第2項,刑法第11條前段、第41條第1項前段,判決如主 文。 本案經檢察官郭印山、徐銘韡到庭執行職務 中  華  民  國  114  年   1  月   3  日           刑事審查庭法 官 曾雨明 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。                書記官 翁珮華 中  華  民  國  114  年   1  月   6  日 附錄本案論罪科刑法條: 毒品危害防制條例第10條 施用第一級毒品者,處6月以上5年以下有期徒刑。 施用第二級毒品者,處3年以下有期徒刑。

2025-01-03

TYDM-113-審易緝-43-20250103-1

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