搜尋結果:侯景勻

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侵訴
臺灣桃園地方法院

妨害性自主罪

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度侵訴字第63號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 潘宥宇 選任辯護人 鄭崇煌律師 鄭仁壽律師(已解除委任) 上列被告因妨害性自主罪案件,經檢察官提起公訴(112年度偵 字第4780號),本院判決如下:   主 文 丁○○犯強制性交罪,處有期徒刑參年陸月。   事 實 丁○○與代號AE000-A111489(真實姓名年籍詳卷,下稱A女)於民 國111年10月10日7時許,在址設桃園市○鎮區○○街000號之愛錸汽 車旅館(下稱本案旅館)603號房喝酒慶生。丁○○竟基於強制性 交之犯意,違反A女意願,以手壓制A女之雙手,並以雙腳壓制A 女之雙腳,再以手撫摸A女胸部、大腿、小腿及強吻A女臉頰,並 強行以手指插入A女之陰道,而性侵1次得逞。嗣A女不堪受辱報警 處理,始循線查獲。   理 由 壹、程序部分: 一、按被告以外之人於審判外之陳述,雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4之規定,而經當事人於審判程序同意作 為證據,法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況,認 為適當者,亦得為證據;又當事人、代理人或辯護人於法院 調查證據時,知有第159條第1項不得為證據之情形,而未於 言詞辯論終結前聲明異議者,視為有前項之同意,刑事訴訟 法第159條之5定有明文。經查,本判決以下所引用被告丁○○ 以外之人於審判外之言詞或書面陳述,對被告而言,性質上 均屬傳聞證據,惟被告已知悉有刑事訴訟法第159條第1 項 之情形,且與辯護人均未於言詞辯論終結前聲明異議,本院 審酌上開證據作成時之情況,尚無違法取證或不當之情形, 復與本案之待證事實間具有相當之關聯性,以之作為證據應 屬適當,揆諸上開規定,應認有證據能力。 二、傳聞法則乃對於被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述而 為之規範。本判決以下引用之非供述證據,無刑事訴訟法第 159條第1項規定傳聞法則之適用,因與本案待證事實具有關 聯性,且無證據證明係公務員違法取得之物,依法自得作為 證據。 貳、實體部分: 一、認定犯罪事實所憑之證據及理由:   訊據被告固坦承於前揭時間,有與告訴人A女在本案旅館603 號房內喝酒慶生等情,惟矢口否認有何強制性交犯行,辯稱 :我沒有跟A女進去房間,也沒有壓制A女手、腳,沒有撫摸 A女身體,沒有親吻A女,沒有用手指插入A女陰道云云。辯 護人亦為被告辯稱:在A女之內褲及外陰部、陰道深部所採 集之證物,均未檢出被告之Y染色體,則A女表示被告有強行 以手指插入A女之陰道而性侵,即屬有疑,且當天尚有其他 男性在場,亦不排除A女是遭其他男性性侵害之可能;被告 當時因飲用大量酒精所以身體處於癱軟狀態,沒有力氣以強 制力對A女為性侵行為,A女當時意識清醒,當有充足能力逃 離現場,且A女行動自由,卻不跟隨其他女性一起離開本案 汽車旅館,仍留在該旅館內睡覺,顯與常情不合;本案客觀 事證均不足以為A女指訴之補強證據等語。惟查:  ㈠被告前開坦承部分,業據被告於警詢、偵查、本院準備程序 及審理中自陳在卷,核與證人A女於警詢、偵查及本院審理 之證述相符(偵卷第39-47、145-149、167-169頁、侵訴卷 第106-119頁)、證人張劦廷於警詢時之證述(偵卷第189-1 91頁)、證人甲○○於警詢、偵查時之證述(偵卷第197-199 頁、299-302頁)、證人AE000-A111489B即A女之二姊(下稱 A女二姊)於偵查時之證述(偵卷第221-223頁)、證人丙○○ 於偵查時之證述(偵卷第243-246頁)相符,並有A女之指認 犯罪嫌疑人紀錄表(偵卷第49-53頁)、A女手繪現場圖(偵 卷第59頁)、A女之性侵害案件代號與真實姓名對照表(偵 保密卷第3頁)、A女二姊代號與真實姓名對照表(偵保密卷 第5頁)等件在卷可稽,此部分之事實首堪認定。  ㈡次查,A女就上開犯罪事實:  ⒈於警詢中證述:111年10月9日22時,因為要幫朋友慶生,我 與二姊前往本案旅館,在10日7時許,所有人都已離開現場 ,還有2個男生沒有離開,後來我藉故回房間想拿東西離開 ,一進房間被告就跟著我進來然後把門關起來,一直要求我 跟他躺在床上,我叫被告不要靠近我,被告就直接動手把我 拉到床上,壓著我不讓我離開,然後用手摸我身體,強吻我 ,並將他的手指插進我陰道,我試圖反抗無效,就跟被告講 話讓他卸下心防,被告就放開我讓我去上廁所,結果被告也 進來上廁所,我趁空檔趕快衝回房間拿隨身物品離開,另一 個男生在小舞台唱歌,看到我離開有問我要去哪裡,我跟他 說等等我會再回來,就駕車離開旅館。我是在朋友慶生會上 第一次見到被告,被告是壽星男友的朋友。我有掙扎抗拒並 口頭告知被告說我不喜歡這種行為,請被告放開我,但掙脫 不開。被告一隻手有環狀刺青,另一隻手也有很多刺青,金 色頭髮。被告在房間裡是抓著我雙手,壓著我雙腳不讓我掙 脫。我被侵害後感受為害怕、恐懼、憤怒等語(偵卷第39-4 7頁)。  ⒉於偵查中證述:當時我沒有地方住,我二姊叫我去汽車旅館住就好,我去了才知道是二姊朋友的生日聚會,當時壽星的男友找了幾個男生過來,我跟二姊說陪我等男生走了我再去睡,後來我上廁所回來二姊就走了,壽星喝醉也被她男友帶走了,剩下2、3個女生待一下就離開了,最後只剩下我和2個男生,即被告、另一個男生,我有跟他們說我剛搬回來,會待到退房才走,我想等他們離開,但他們都不走。我一回房間被告就跟上來把房門關起來,當下我很害怕,但不想激怒被告,被告直接爬到床上去睡,我當下有跟被告說你不回去嗎,我要離開快碰到門時,被告就把我拉到床上,我大聲地跟被告說你在幹嘛不要碰我,被告把我抓在床上拉進棉被裡,用手跟腳把我壓住,我當下很緊張也不敢激怒被告,我好聲好氣跟被告說你可以鬆手嗎,我覺得不舒服想去上廁所等語,但被告沒有回應我,還開始摸我,隔著衣服先摸我胸部,接著摸我大腿、小腿,當時我是穿裙子,所以被告是直接、沒有隔衣物摸我大腿、小腿,我有跟被告說不要碰我,先放開我,被告說你再陪我待一下,我就跟被告說我不想待在這個地方,也不想被告一直碰我,我把被告的手撥開,被告說你待在這就好,說完這句就把手指伸進我的私密處,被告先摸外面才伸進陰道,我就一直用手把被告撥開,但沒有撥開被告的手,因為被告力氣太大,被告手伸出來後,又問我說可不可以碰我,我跟被告說希望是正常交往或結婚狀態再做這種事,被告說我們之後可以去公證,我假意答應,跟被告說那我先去廁所梳洗,被告在外面敲門問我好了沒,我就假裝沖水,跟被告說換他去洗澡、洗手,被告就進去廁所,我就隨便拿我東西要走,外面那個男生還有問我要去哪裡,我怕他也是知情的,便跟他說,我出去一下就回來,我離開後就跟壽星說發生的事情,壽星叫我去找她,她會陪我去報案,我到壽星家後,壽星陪我去報案驗傷,路上壽星有拿我離開後,被告跟壽星的對話給我看,被告跟壽星說他要我去公證了等語(偵卷第145-149頁)。   ⒊於本院審理中證述:當天有看過被告,後面就沒有再見過。 二姊請我過去慶生,當時只有二姊朋友還有我們幾個人,我 以為只有我們,後來被告就突然過來,也是幫忙慶生。慶生 當下,我不能喝太多酒,當時二姊的朋友有點醉、二姊也有 點醉,他們就先離開去休息,現場還剩下有2個人包含被告 。我跟被告說如果他們不回去,那他們就繼續在沙發區,我 要回房間休息,我回去房間之後,被告就打開門走進來。我 當時很緊張、害怕,我不知道被告會不會不讓我走,所以當 時他要我做什麼我就做什麼,他要我先躺在床上,因為被告 比我高很多,我很害怕,我有說我真的累了,如果他要休息 ,我要先離開,我可以自己搭車。被告就一直用手拉著我, 腳壓著我,然後用手碰我的身體,從上面到下面,後面就用 手伸進去我的私密處,插入陰道。被告要求我躺在床上的時 候,是手把我拉回去,被告力氣很大,我的手當時有紅痕指 印,我有拒絕,但被告用很大的力氣,拉著我,我不敢刺激 被告。我當時還有轉移話題、不要讓被告想著這件事情,想 要讓被告清醒一點。我有試圖想要掙脫。被告之後把手伸進 去我私密處的時候,還有親我的臉,說希望我跟他做,但是 我跟他說我希望是男女朋友關係才可以。我說如果他要做這 種事情的話,我是覺得跟男朋友還是跟老公才能做這種事情 ,然後被告就說我可以嫁給他,我只能迂迴說怎麼可能,我 看他比較清醒、也比較累了,我就說我去上個廁所,一走出 房間,我就包包拿著,趕快離開。我身高166、當時體重39 公斤,我的體重、跟我平時沒有運動,我的力氣就比較小。 我印象中被告很高,可能有接近180,高我2顆頭,被告當時 好像有做工,所以力氣比我大。被告是在我之後到達,本案 旅館603號房內的格局是有隔間,進去的話是先上樓梯,然 後是廁所,然後是KTV的包廂,再往上走有房間,房間內有 床,唱KTV的空間往房間的方向,房間有2扇不能上鎖的門。 我當時穿裙子沒有穿安全褲,被告是從內褲的側邊直接伸進 去,沒有把內褲完全拉下去,內褲有一點點被拉下去,是因 為被告的手比較大,被扯下去的。我穿的內褲是三角形,有 點類似丁字褲的,被告是從貼合女生私密處的縫隙伸進去, 我有用手試著推開他、有口頭說我不做這件事情,我說這些 話的音量是被告聽得到的聲音。我當時是經期後沒多久,我 回家之後有擦拭,驗傷是在擦拭之後。案發當天我沒有地方 可以住,當時我所有的東西都放在我坐的車上。我有聯絡我 媽媽,但媽媽跟我說因為那裡只有2房,行李比較多,要整 理出來才可以,所以二姊才會叫我先去包廂睡一晚,但二姊 有先跟我說只有唱歌的時候會有男生,只有慶生到凌晨,還 有早上可以睡,我睡覺的時候不會有男生,所以我才去住的 。當時我去的時候男生只有二姊的男朋友、還有她朋友的男 朋友2個男生,二姊也不知道會有其他男生來。當天我是穿 短裙,上衣是短袖、短版的上衣。被告在房間觸碰我的時候 ,有用他的嘴一直亂蹭,有親嘴、臉,還有脖子。我離開之 後有聯絡壽星,問說知不知道這件事情,壽星跟我說她不知 道,她男朋友也很驚訝被告是這種人,所以壽星才陪我去報 案、驗傷等語(侵訴卷第106-119頁)。  ⒋觀諸A女前開警詢、偵查及本院審理中之證述內容可知,A女 就案發經過之陳述,及被告有用手、腳壓制A女,A女於過程 中有明確以口頭、手撥開等舉動表示拒絕被告,被告仍違反 其意願,以手指插入陰道之方式對A女為性交行為之主要事 實及基本情節,先後證述均一致,並無明顯重大之矛盾或瑕 疵可指。又倘A女係虛捏情節嫁禍被告,實無可能對於受害 過程,及其係於被告上廁所才趁機趕快離開本案旅館暨其嗣 後聯絡壽星,由壽星陪同A女報案、驗傷之報案經過等節, 均能證述甚詳,顯見係其難以抹滅之記憶,倘非A女親身經 歷,實難編造杜撰,亦未見有何誇大不實之處,況A女與被 告於案發前完全不認識,於本案案發時係第一次見面,在本 案之前彼此無任何糾紛或仇隙一節,亦據被告於警詢陳明在 卷(偵卷第27頁),倘非確有其事,A女實無指稱被告對其 有上開舉動之動機與必要,其所為之指證應非虛妄。再參以 被告於偵查中自承:慶生後只有我和另一名男生留到隔天早 上。我在111年10月10日頭髮是金色,右手有一個環狀刺青 ,左手也有整支手的刺青等語(偵卷第82、96頁),核與A 女前開證述後來僅剩被告與另一名男子留在本案旅館603號 房內,對其為本案犯行之被告是金色頭髮、一隻手有環狀刺 青,另一隻手也有很多刺青等語相符,並有被告雙手照片在 卷足佐(偵卷第37頁)。足認,A女證稱最後僅剩被告與另 一名男子在本案旅館603號房內,另一名男子在房間外唱歌 ,被告是金色頭髮、一隻手有環狀刺青、另一隻手也有很多 刺青等節之證述信而有據。益徵,告訴人前揭證訴,並非子 虛,堪信屬實。  ㈢本案除A女之證述外,尚有以下證據可以佐證:  ⒈依證人丙○○於偵查中證述:案發當天我因為生日在本案旅館 慶生,A女的二姊帶A女去我的生日宴會,結束後我跟男友即 證人甲○○一起回家,A女就打給我,我叫A女來我家找我,我 就帶A女去做檢查還有去楊梅派出所。A女跟我說的時候情緒 緊張跟很激動、講話一直抖。當天被告有傳IG訊息給我,被 告說「被耍」,「公正」就是交往的意思,「24歲」是指A 女的年紀等語(偵卷第243-246頁)。核與被告傳送予證人 丙○○之訊息顯示:「被告:欸幹。我要公正了..」、「被告 :24歲的那個你認識嗎」、「被告:我被耍了」等內容(偵 卷第249-253頁)相符。足見,證人丙○○為當時慶生會之壽 星,其就事後A女有去找伊,且伊有陪同A女報案、驗傷,又 被告事後有以傳送IG訊息之方式跟證人丙○○表示要與A女去 公證、詢問證人丙○○認不認識A女、被A女耍了等節之證言, 與前開被告傳送之訊息紀錄相互吻合,且與A女證訴其為安 撫被告、藉機逃走而有假意答應要與被告一同公證等情節互 核一致,是證人丙○○之證述、前開訊息紀錄均足以補強A女 之前開指訴。  ⒉又依A女二姊於偵查中證述:A女本來住板橋,但後來被房東趕出來,因為沒有地方住,所以要在本案旅館那邊住一晚,當時證人丙○○在那邊,所以我想說沒關係,就先離開了。我跟A女聯絡的時候,A女講話有氣無力,講話一直發抖等語(偵卷第221-223頁)、證人甲○○於偵查中證述:111年10月9日晚上,因為證人丙○○生日所以在本案旅館慶生,當天A女二姊有帶A女去證人丙○○的生日宴會。A女跟我講的時候有哭、情緒很激動,講話有氣無力、一直抖等語(偵卷第299-302頁),核與A女前揭指訴當時係A女二姊帶其前往本案旅館參與慶生會,因其沒有地方住,故A女二姊表示其可於慶生完畢後在本案旅館603號房內住一晚等節相互吻合,故A女二姊、證人甲○○之證述均得作為補強A女證述之可信性。   ⒊再者,A女之左臉有檢出被告之DNA乙情,有內政部警政署刑 事警察局鑑定書(偵卷第105-107頁)可佐。足證A女左臉上 留存之DNA與其所證有遭被告強吻所可能造成之結果,相互 吻合,應得作為補強A女證述之可信性。益證,A女前揭證訴 ,信而有徵。    ⒋再參以前揭證人丙○○、甲○○、A女二姊證述之A女於講述本案 時,有情緒激動、一直抖、有氣無力等情形。足徵A女於陳 述遭被告為性侵行為過程時之情緒反應,與一般性侵害受害 者所呈現之身體遭侵犯時情緒上不穩定、害怕、難過之真摯 反應相當,益徵,A女前揭證訴,並非子虛,堪信屬實。  ⒌末參以A女於案發後雖有至警局報案,然A女於本院審理時以 告訴人身分表示:被告如果願意跟我道歉,我可以原諒,我 只希望被告能夠道歉,願意反省、承認錯誤,我也願意撤告 ,所以我才沒有請任何人等語(侵訴卷第119頁)。足見,A 女所在意者係被告向其真摯道歉、反省錯誤,此與一般杜撰 情節誣指他人犯罪之情形已屬迥異,且A女報案後並未向被 告求償索賠,堪認A女並無動機羅織誣陷被告,亦無要入被 告於罪之心態,實屬灼然,亦可資證明A女前揭證述情節, 確有其事。   ㈣辯護人其餘辯詞,均無足採信:  ⒈關於被告對A女為性交行為部分,尚有前開補強證據足以補強 A女之指述,業如前述。而A女身著之內褲、外陰部及陰道深 部固未檢出被告之檢體,有內政部警政署刑事警察局鑑定書 可佐(偵卷第105-107頁),然本件被告係以手指插入之方 式對A女為性交行為,且A女於本院審理中亦已明白證述其於 本案案發前不久有與男朋友發生性行為等語(侵訴卷第118 頁),固縱A女身著之內褲、外陰部及陰道深部中未檢出被 告DNA,亦未悖於常情,尚無從以此作為對被告有利之認定 。  ⒉另辯護人固辯護稱:當天尚有其他男性在場,不排除A女是遭 其他男性性侵害之可能云云。然查A女已明確指訴對其為性 侵害之人之特徵為金色頭髮、一隻手有環狀刺青、另一隻手 也有很多刺青,並指認其人即為被告等情,業據A女前開證 述明確,且有被告雙手照片、A女之指認犯罪嫌疑人紀錄表 等件(偵卷第37、49-53頁)在卷為佐,是辯護人前開所辯 ,顯無足採信。  ⒊辯護人再辯護稱:被告當時因飲用大量酒精所以身體處於癱 軟狀態,沒有力氣以強制力對A女為性侵行為,且A女行動自 由,卻未跟隨其他女性一同離開本案旅館,留在該旅館內睡 覺,顯與常情不合云云。然查,A女於本院審理證稱:被告 當時氣色看起來沒有什麼正常不正常,還可以聊天,應該也 沒有酒醉等語(侵訴卷第113頁),參以被告於A女離開本案 旅館後尚能傳送前開IG訊息予證人丙○○,足見,被告當時意 識清楚,並無辯護人所稱之身體處於癱軟狀態之情形;又A 女於111年10月9日當天係因沒有地方住,故A女二姊才向A女 表示其可在慶生完畢後,於本案旅館內住一晚,此據A女二 姊前揭於偵查中證述明確,足見,A女當天未跟隨其他女性 離去,留於本案旅館內,並未悖於常情。   ㈤按當事人、代理人、辯護人或輔佐人聲請調查之證據,法院 認為不必要者,得以裁定駁回之。下列情形,應認為不必要 :一、不能調查者。二、與待證事實無重要關係者。三、待 證事實已臻明瞭無再調查之必要者。四、同一證據再行聲請 者,刑事訴訟法第163條之2定有明文。經查:  ⒈被告及辯護人固聲請傳喚證人賴○○,欲證明被告當時意識狀 態、有無對A女為強制性交行為及A女當時有無大聲呼叫等情 。然被告有對A女為上開強制性交犯行,業經本院認定如前 ,且辯護人於本院審理稱:我們不認識這位賴○○,無法提供 真實姓名、傳喚地址等語(侵訴卷第120頁)。是關於證人 賴○○顯屬不能調查,且被告有對A女為強制性交行為之待證 事實已臻明確,無再調查之必要,又從被告於警詢自陳:11 1年10月10日7時許,除A女與我外,好像有一個男的在外面 的房間唱歌等語(偵卷第178頁),是賴○○當時既係在外面 的房間唱歌,故其對於被告是否有對A女為本案強制性交之 犯行,亦無重要關係,無礙被告本案犯行之成立,爰依刑事 訴訟法第163條之2第2項第1款、2款、3款規定,駁回此部分 調查證據之聲請。  ⒉另辯護人固聲請對被告、證人賴○○、A女實施測謊鑑定云云。 然按測謊鑑定,係依一般人在說謊時,會產生遲緩、緊張、 恐懼、不安等心理波動現象,遂以科學方法,由鑑定人利用 測謊儀器,將受測者之上開情緒波動反應情形加以紀錄,用 以判別受測者之供述是否真實;因其乃以人為受測對象,受 測者之生理、心理及情緒等狀態在不同時間即不可能完全相 同,此與指紋比對、毒品鑑驗等科學鑑識技術,可藉由一再 檢驗而獲得相同結果之「再現性」,而得資為審判上之證據 者有別,故迄今尚難祇憑測謊即足獲取待證事項得被證明之 確信,是其縱可作為偵查之手段,以排除或指出偵查之方向 ,然於審判上仍無法資為認定有無犯罪事實之基礎(最高法 院111年度台上字第760號判決意旨參照)。依上說明,測謊 於審判上仍無法資為認定有無犯罪事實之基礎,是不論被告 有無通過測謊鑑定均無從據以認定被訴犯罪事實,核無對被 告實施測謊之必要。又A女於警詢、偵查及本院審理證述明 確且一致,並無不一或重大瑕疵,已經論斷如上所述,亦無 對A女進行測謊鑑定之必要。另本案無傳喚證人賴○○之必要 ,業如前述,自無對證人賴○○實施測謊鑑定之必要,附此敘 明。  ㈥綜上所述,被告與辯護人前揭所辯,均無足採信。本件事證 明確,被告上開犯行,堪以認定,應依法論科。 二、論罪科刑:  ㈠核被告所為,係犯刑法第221條第1項之強制性交罪。被告對A 女撫摸胸部、大腿、小腿及強吻臉頰之行為,屬對A女犯強 制性交前之階段行為,已為強制性交行為所吸收,不另論罪 。  ㈡爰以行為人之責任為基礎,審酌被告為滿足一己性慾,不思 尊重他人性自主權,竟違反A女意願,以前開方式對A女為強 制性交犯行之犯罪手段、所生危害,復考量被告否認犯行, 犯後態度上無從為被告有利之考量,兼衡其於本院審理中自 陳之智識程度、經歷、家庭生活經濟狀況、素行等一切情狀 ,量處如主文所示之刑。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官乙○○提起公訴,檢察官詹佳佩、王俊蓉到庭執行職 務。 中  華  民  國  114  年  2  月  7   日          刑事第十三庭 審判長法 官 鄧瑋琪                    法 官 侯景勻                    法 官 蔡逸蓉 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。                     書記官 吳秋慧 中  華  民  國  114  年  2   月  10  日 附錄論罪科刑法條 刑法第221條 對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法 而為性交者,處三年以上十年以下有期徒刑。 前項之未遂犯罰之。

2025-02-07

TYDM-113-侵訴-63-20250207-1

附民
臺灣桃園地方法院

請求賠償損害

臺灣桃園地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第1964號 原 告 郭俊佑 被 告 陳怡君 上列被告因違反洗錢防制法等案件(本院113年度金訴字第1544 號),經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟,因事件繁雜, 非經長久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第504 條第1項 規定,將本件附帶民事訴訟,移送本院民事庭,特此裁定。 中 華 民 國 114 年 2 月 7 日 刑事第十三庭 審判長法 官 鄧瑋琪 法 官 侯景勻 法 官 蔡逸蓉 以上正本證明與原本無異。 不得抗告。 書記官 吳秋慧 中 華 民 國 114 年 2 月 7 日

2025-02-07

TYDM-113-附民-1964-20250207-1

附民
臺灣桃園地方法院

請求賠償損害

臺灣桃園地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第2183號 原 告 張耀仁 被 告 陳怡君 上列被告因違反洗錢防制法等案件(本院113年度金訴字第1544 號),經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟,因事件繁雜, 非經長久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第504 條第1項 規定,將本件附帶民事訴訟,移送本院民事庭,特此裁定。 中 華 民 國 114 年 2 月 7 日 刑事第十三庭 審判長法 官 鄧瑋琪 法 官 侯景勻 法 官 蔡逸蓉 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。 書記官 吳秋慧 中 華 民 國 114 年 2 月 7 日

2025-02-07

TYDM-113-附民-2183-20250207-1

臺灣桃園地方法院

妨害公務

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度訴字第776號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 呂芳澧 上列被告因妨害公務案件,經檢察官提起公訴(112年度偵字第3 8617號),本院判決如下:   主 文 甲○○無罪,並令入相當處所,施以監護參年。 扣案西瓜刀壹柄沒收。   理 由 一、公訴意旨略以:被告甲○○於民國112年6月12日下午1時43分 在桃園市○○區○○街00巷00號住處因持刀自傷,經警員張維倫 、馬宇恩與陳冠榕等人獲報後,身著制服前往上開處所執行 將被告強制就醫之勤務,被告於同日下午2時34分,在上開 地點明知係身著制服之警員前來依法執行職務,竟仍基於妨 害公務執行之犯意,手持客觀上具有殺傷力,足對人之生命 、身體、安全構成威脅而可供兇器使用之西瓜刀1把,於現 場警員以言語安撫及多次喝令其丟棄西瓜刀未果後,朝現場 警員靠近並揮舞,在場警員見狀先由警員馬宇恩使用辣椒水 制止未果,再由警員陳冠榕使用電擊槍朝被告射擊2次,仍 未能阻止被告靠近,遂再由警員張維倫持警用盾牌向前並由 警員馬宇恩持月牙剷試圖打落被告手上之西瓜刀,同時由警 員陳冠榕朝被告射擊第3次電擊槍,然皆無法阻止被告靠近 並揮舞西瓜刀。嗣被告於同日下午2時35分見警員張維倫與 馬宇恩於向後閃避不慎跌落在地面時,乃持上開西瓜刀向倒 地之2名警員揮砍2次,警員陳冠榕見狀旋即使用警槍朝被告 右大腿射擊1發並擊中被告右大腿,惟被告仍繼續朝倒地警 員張維倫與馬宇恩揮砍數次,以此強暴方式妨害警員張維倫 與馬宇恩執行職務,幸因警員張維倫與馬宇恩使用警用盾牌 阻擋,始未有警員受傷。警員陳冠榕見情況緊急,遂朝被告 腿部再次射擊而擊中被告胸部,並由警員陳冠榕與馬宇恩各 持1支已斷裂之月牙剷將被告手持之西瓜刀刀片打斷後,始 將被告當場逮捕並送醫救治。因認被告所為,涉犯刑法第13 5條第3項第2款之意圖供行使之用而攜帶凶器妨害公務執行 罪嫌等語。 二、按行為時因精神障礙或其他心智缺陷,致不能辨識其行為違 法或欠缺依其辨識而行為之能力者,不罰;不能證明被告犯 罪或其行為不罰者,應諭知無罪之判決,刑法第19條第1項 、刑事訴訟法第301條第1項分別定有明文。而刑法第19條關 於精神障礙或其他心智缺陷者責任能力之規定,係採混合生 理學及心理學之立法體例,區分其生(病)理原因與心理結 果二者而為綜合判斷。在生(病)理原因部分,以有無精神 障礙或其他心智缺陷為準,實務上可依醫學專家之鑑定結果 為據;在心理結果部分,則以行為人之辨識其行為違法之能 力(辨識能力),或依其辨識而行為之能力(控制能力), 由法官判斷行為人於行為時是否屬不能、欠缺或顯著減低為 斷。是行為人是否有足以影響辨識能力與控制能力之精神障 礙或其他心智缺陷等生理原因,因事涉醫療專業,必要時固 得委諸於醫學專家之鑑定,然該等生理原因之存在,是否已 致使行為人辨識能力與控制能力有不能、欠缺或顯著減低等 情形,應以其犯罪行為時之狀態定之,由法院本其調查證據 結果,綜合行為人行為時各種主、客觀情形加以判斷(最高 法院105年度台上字第3149號判決意旨參照)。 三、公訴意旨認被告涉犯上開罪嫌,無非係以被告之供述、證人 即被告之母呂林春香、證人即警員陳冠榕、張維倫、馬宇恩 之證述、員警密錄器影像光碟、檢察官勘驗筆錄、現場勘查 報告、被告受傷相片、警員陳冠榮、張維倫、馬宇恩職務報 告等為主要論據。 四、訊據被告坦承有為本案犯行。經查: ㈠、被告有於前揭時地,持扣案西瓜刀攻擊執行公務之警員等情 ,業據被告於本院準備程序時、審理時均坦承不諱(見本院 卷第67頁、第121頁),核與證人即在場警員陳冠榕、張維 倫、馬宇恩於偵訊時之證述情節相符(見偵㈡卷第17至20頁 ),並有警員陳冠榕、張維倫、馬宇恩之職務報告、桃園市 政府警察局龜山分局扣押筆錄暨扣押物品目錄表、大林派出 所使用警槍致民眾受傷時序表及相片黏貼表、龜山分局被告 遭警員開槍案現場初步勘查簡報、龜山分局轄內被告妨害公 務案現場勘查報告、桃園市政府警察局刑事案件照片黏貼紀 錄表、檢察官勘驗筆錄等證據資料在卷可佐(見他卷第5至7 頁、第9頁、第11頁、第17至21頁、第79至83頁、第85至98 頁、偵㈠卷第9至69頁、第149至156頁、偵㈡卷第1303至310頁 、第340至342頁),此部分事實,已堪認定。 ㈡、被告雖有前揭意圖供行使之用而攜帶凶器妨害公務之事實, 惟其於行為當時,已因精神障礙,致不能辨識其行為違法, 亦欠缺依辨識而行為之能力: 1、被告為經診斷患有思覺失調症,並於112年2月13日經鑑定為 第1類心智功能輕度、第7類神經、肌肉、骨骼之移動相關構 造及其功能輕度之身心障礙,領有身心障礙證明等情,有桃 園市政府社會局112年6月1日桃社障字第1120059308號函暨 所附被告身心障礙者個案資料表及身心障礙鑑定表在卷可證 (見偵㈠卷第157至421頁),可知被告於本案案發前,即有 出現精神症狀,經診斷罹患思覺失調症之情。 2、而證人即被告之母呂林春香於警詢時證稱:伊於112年6月12日13時43分撥打119報案,因為被告已經連續2、3天精神狀況不穩定,在家自言自語,晚上也不睡覺,手持西瓜刀在割自己的舌頭,有情緒激動、攻擊傾向,所以伊希望報119請消防將被告強制送醫,後警方到場發生本案等語;於偵訊時證稱:案發當日前2至3日,被告精神狀況很嚴重,一直在房間內亂叫、亂敲,當日10時許,被告至客廳,拿出房間內的西瓜刀順著割自己的舌頭,伊因此在房間內撥打119,希望可以載他至桃療掛急診,但被告與警方發生衝突之情形伊因為在外面沒有看到等語(見他卷第13至16頁、第115至116頁),可知本案之案發過程為被告因受精神疾病之影響,情緒激昂,甚至出現自傷之行為,因其母無法將其送醫接受治療,故而緊急尋求警消協助強制送醫。 3、再觀諸被告於本案案發後至林口長庚醫院之病歷資料(見林 口長庚醫院病歷卷)顯示,被告於住院期間有「我是中華民 國臺灣國防部的人,我推動法案,警察只是去執行」、「警 察被利用來對付我」、「我是想當youtuber,在那邊唸咒語 傳遞正法,警察就跑進來了」等言論,可見被告明顯有認知 紊亂、誇大妄想等思考有異之情,堪認被告本案行為時,已 因罹患思覺失調症之影響,而欠缺辨識其行為是否違法之能 力,亦欠缺控制己身行為以符合社會規範之能力。 ㈢、綜上,堪認被告為本案犯行時,其精神狀況確因思覺失調症 致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力甚灼。 從而,被告既因受精神疾病影響而無認知、辨識行為違法之 意識能力及依其認知而為行為之控制能力,已無法期待被告 為合法行為之可能性,而無刑事責任能力,依刑法第19條第 1項規定,其行為不罰,自應為無罪判決之諭知。 五、保安處分之審酌: ㈠、按因第19條第1項之原因而不罰者,其情狀足認有再犯或有危 害公共安全之虞時,令入相當處所或以適當方式,施以監護 ;前項之期間為5年以下;依刑法第19條第1項其行為不罰, 認為有諭知保安處分之必要者,並應諭知其處分及期間,刑 法第87條第1項、第3項前段、刑事訴訟法第301條第2項分別 定有明文。 ㈡、被告於本院審理時雖稱:本案當時伊可能精神病發病,但伊之後有去桃療固定回診看精神科,出院後持續追蹤打長效針,28天回診1次,固定吃藥,母親偶爾會陪同看診等語(見本院卷第122頁),而自認其現今之精神情況已經有所控制,然查被告於本院準備程序時拒絕為精神鑑定(見本院卷第67頁),另觀諸被告於林口長庚醫院、桃園長庚醫院之病歷資料顯示(見林口長庚、桃園長庚醫院病歷卷),「2022/08/01 visit 桃療 in the past 2 yrs, hospitalization 被約束想提告」、「2023/04/24 上週忘記回診」、「In 2022/10, he had ever brought to our emergency department due to aggravated persecutory delusion (亞太電信要害我,我要告他,被桃園市政府警察聯手押案;CNN爆料公社也要害我霸凌我)irritability, social withdrawl and disorganized behavior(一直打亞太客服罵人;玩手遊頻繁激動大罵髒話)but denied suicide ideation nor violence ideation. He still had poor insight and poor compliance. Persecutory delusion and disorganized speech were still noted.… After operation and extubation, he was intermittently agitated with incoperative(換藥翻身時抗拒), paranoid(不願意相信工作人員的告知)and defensive(多拒談或澄清問題時不願繼續回答)attitude. Delusional speech content(gransdiose/我是中華民國國防部的人,我推動法案,警察只是去執行;persecutory/警察被利用來對付我)and disorganized speech(我是想當youtuber,在那邊唸咒語傳遞正法,警察就跑進來了)were noted. Also, he had poor insight(認為沒有思覺失調症,只是看安慰的)已解釋強制住院流程,並詢問病人住院意願,病人表示無意願住院,故申請強制住院」、「首次發病為2000年,此次為第1次住本院(有2次外院住院經驗),病人長期未規律返診、服藥不規則,精神症狀起伏不定,於2023年6月因精神症狀干擾,有被害、誇大妄想(感覺桃園政府、警察聯手押案、新聞霸凌、想經營社群媒體),出現頻繁致電亞太電信與客服抱怨,甚至於6/12在家中持刀揮舞,案母感擔心故報警,警方前來家中制止時,其情緒激動,與警方衝突過程中,警方開槍制止時病人被槍射傷,緊急送至本院急診求治…病人精神症狀豐富,有被害、誇大妄想(警察要利用自己、對付自己、需要唸咒語傳遞正法、推動改革法案),曾出現情緒激動、大叫」,可知被告自99年起即有受精神疾病之困擾,惟一直以來均無病識感,服藥、回診均不規律,於本案案發前更有對於住院被約束而不滿想要提告之念,而本案亦係因其未服用藥物,其母無從約束、陪同就醫,方致電委託警消為強制送醫,顯見被告除無病識感外,對於必要之醫療照護採取消極之態度,其最親近之家屬亦無從提供必要之照護及約束力,再考量被告於本案案發前即有「桃園政府、警察聯手押案」等對檢警之敵性思考,於本案案發後亦有「警察要利用自己、對付自己」等負面想法,顯示被告對於檢警執行公務有固著、根深蒂固之負面妄想,更於本案繫屬本院後拒絕司法精神鑑定,依其精神狀況如未予適當治療之控制下,恐有復發、再犯之可能。故為期被告能獲得適當之矯治治療,避免因被告之疾病對其個人、家庭及社會造成難以預期之危害,因認有對被告施以監護保安處分之必要,爰依刑法第87條第1項、第3項前段、刑事訴訟法第301條第2項規定,諭知令被告入相當處所,施以監護3年,以達個人矯正治療及社會防衛之效。 六、沒收: ㈠、按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物,屬於犯罪行 為人者,得沒收之,刑法第38條第2項定有明文。又按第38 條第2項、第3項之物、第38條之1第1項、第2項之犯罪所得 ,因事實上或法律上原因未能追訴犯罪行為人之犯罪或判決 有罪者,得單獨宣告沒收,刑法第40條第3項亦有明定。 ㈡、被告行為時因其精神障礙狀況,依刑法第19條第1項規定之法 律上原因,雖未判決有罪,然被告持扣案西瓜刀為本案犯行 之用,應依刑法第38條第2項規定宣告沒收之。 據上論斷,應依刑事訴訟法第301條第1項規定,判決如主文。 本案經檢察官乙○○提起公訴,檢察官李佩宣到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  6   日          刑事第十三庭 審判長法 官 鄧瑋琪                    法 官 蔡逸蓉                    法 官 侯景勻 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。                     書記官 吳佳玲 中  華  民  國  114  年  2   月  7   日 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第135條 對於公務員依法執行職務時,施強暴脅迫者,處3年以下有期徒 刑、拘役或30萬元以下罰金。 意圖使公務員執行一定之職務或妨害其依法執行一定之職務或使 公務員辭職,而施強暴脅迫者,亦同。 犯前二項之罪而有下列情形之一者,處6月以上5年以下有期徒刑 : 一、以駕駛動力交通工具犯之。 二、意圖供行使之用而攜帶兇器或其他危險物品犯之。 犯前三項之罪,因而致公務員於死者,處無期徒刑或7年以上有 期徒刑;致重傷者,處3年以上10年以下有期徒刑。

2025-02-06

TYDM-113-訴-776-20250206-1

臺灣桃園地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度訴字第1159號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 林煒騏 上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件,經檢察官提起公訴( 113年度偵字第52682號),被告於準備程序中就被訴事實為有罪 之陳述,經本院告知簡式審判程序之旨,並聽取當事人之意見後 ,本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序,判決如下 :   主 文 林煒騏犯三人以上共同詐欺取財未遂罪,處有期徒刑柒月。 扣案如附表編號5所示之物沒收。   犯罪事實 一、林煒騏自民國113年10月17日起,透過網路社群軟體FB結識 真實姓名、年籍資料均不詳,通訊軟體Facetime暱稱「季季 」之人,因而加入由「季季」、「陳家樂」、「Tm商舖」所 組成三人以上,以實施詐術為手段,具有持續性及牟利性之 有結構性之詐欺犯罪集團(下稱本案詐欺集團)。林煒騏擔 任取款車手工作,需依「季季」之指示,向被害人收取款項 後,將所收取之款項放至指定地點,約定報酬為每次新臺幣 (下同)2,000元。林煒騏即與本案詐欺集團成員「季季」 、「陳家樂」、「Tm商舖」共同意圖為自己不法之所有,基 於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡,先由本案詐欺集團成 員以通訊軟體LINE(下簡稱LINE)暱稱「陳家樂」向邱萱綺 佯稱:可透過投資APP「AQX」投資獲利云云,致邱萱綺陷於 錯誤,自113年9月20日起陸續交付款項予詐欺集團(此部分 均無證據顯示林煒騏參與而不在本案審理範圍),嗣詐欺集 團成員於113年10月16日再次以前詞向邱萱綺施以詐術,欲 向其收取款項,邱萱綺遂配合警方調查,與詐欺集團成員相 約於113年10月20日14時10分,在址設桃園市平鎮區之新榮 公園內,當面交付35萬5,300元之款項,邱萱綺乃假意配合 ,後「季季」即指派林煒騏自邱萱綺處收取款項。林煒騏於 同日15時25日駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車至桃園市 平鎮區振興西路與新德街口,向邱萱綺收取款項之際,經警 當場逮捕,致未能得逞,並扣得如附表一所示之物。 二、案經邱萱綺訴由桃園市政府警察局平鎮分局報告臺灣桃園地 方檢察署檢察官偵查起訴。   理 由 壹、程序方面: 一、被告林煒騏所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有 期徒刑以外之罪,亦非高等法院管轄第一審案件,其於準備 程序進行中,先就被訴事實為有罪之陳述,經本院告知簡式 審判程序之旨,並聽取檢察官及被告之意見後,依刑事訴訟 法第273條之1第1項之規定,由本院合議庭裁定進行簡式審 判程序。是依刑事訴訟法第273條之2規定,本件之證據調查 ,不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第16 3條之1及第164條至第170條規定之限制,合先敘明。 二、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定:「訊問證人之 筆錄,以在檢察官或法官面前作成,並經踐行刑事訴訟法所 定訊問證人之程序者為限,始得採為證據」,係以立法排除 被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述,得適 用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定 ,是證人於警詢時之陳述,於違反組織犯罪條例案件,即絕 對不具有證據能力,自不得採為判決基礎;而上開組織犯罪 防制條例第12條第1項之規定,係排除一般證人於警詢陳述 之證據能力之特別規定,然被告於警詢之陳述,對被告本身 而言,則不在排除之列(最高法院97年度台上字第1727號、 102年度台上字第2653號判決意旨參照)。準此,後述被告 以外之人非在法官、檢察官面前以訊問證人程序所為陳述, 就被告違反組織犯罪防制條例部分,不具證據能力,然就其 所涉加重詐欺取財犯行,則不受此限制。 貳、實體方面:  ㄧ、認定事實所憑之證據及理由:   上揭犯罪事實,業據被告於偵訊、本院訊問、準備程序、審 理時均坦承不諱(見偵卷第223頁、本院卷第24頁、第75頁 、第80頁、第86頁),核與證人即告訴人邱萱綺之證述相符 (見偵卷第61至71頁、第73至74頁、第81至82頁),並有桃 園市政府警察局平鎮分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、 告訴人指認被告照片資料、操作「AQX」投資APP翻拍照片、 現場查獲照片、查扣物品照片、告訴人提供之與詐欺集團成 員間LINE對話紀錄翻拍照片、被告手機內搜尋地圖紀錄翻拍 照片、監視器畫面截圖在卷可證(見偵卷第49至53頁、第83 頁、第97至135頁、第141至152頁、第153至154頁、第159頁 、第161至174頁),足認被告上開任意性自白與事實相符, 堪以採信。綜上所述,本案事證明確,被告犯行堪以認定, 應依法論罪科刑。 二、論罪科刑: ㈠、罪名: 1、按加重詐欺罪,係侵害個人財產法益之犯罪,其罪數之計算 ,核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益有所不同,審酌現今 詐欺集團之成員皆係為欺罔他人,騙取財物,方參與以詐術 為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為 繼續中,先後多次為加重詐欺之行為,因參與犯罪組織罪為 繼續犯,犯罪一直繼續進行,直至犯罪組織解散,或其脫離 犯罪組織時,其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之 多次加重詐欺之行為皆有所重合,然因行為人僅為一參與犯 罪組織行為,侵害一社會法益,屬單純一罪,應僅就「該案 中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論 以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯,而其他之加 重詐欺犯行,祗需單獨論罪科刑即可,無需再另論以參與犯 罪組織罪,以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集 團之多次加重詐欺行為,因部分犯行發覺在後或偵查階段之 先後不同,肇致起訴後分由不同之法官審理,為維護法之安 定性,並裨益法院審理範圍明確、便於事實認定,即應以數 案中「最先繫屬於法院之案件」為準,以「該案件」中之「 首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該 首次犯行非屬事實上之首次,亦因參與犯罪組織之繼續行為 ,已為該案中之首次犯行所包攝,該參與犯罪組織行為之評 價已獲滿足,自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪,俾免 於過度評價及悖於一事不再理原則。至於「另案」起訴之他 次加重詐欺犯行,縱屬事實上之首次犯行,仍需單獨論以加 重詐欺罪,以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性,避 免評價不足。而首次加重詐欺犯行,其時序之認定,自應以 詐欺取財罪之著手時點為判斷標準;詐欺取財罪之著手起算 時點,依一般社會通念,咸認行為人以詐欺取財之目的,向 被害人施用詐術,傳遞與事實不符之資訊,使被害人陷於錯 誤,致財產有被侵害之危險時,即屬詐欺取財罪構成要件行 為之著手,並非以取得財物之先後順序為認定依據。經查: ⑴、被告所參與之本案詐欺集團,係由3名以上之人組成,目的在 於詐取財物,又本件詐欺集團之運作分工模式,係由集團成 員向被害人施用詐術,致被害人等因而陷於錯誤而交付款項 ,並由詐欺集團成員指示被告向被害人收取款項,堪認本案 詐欺集團以向大眾詐取財物分贓為目的而組成,分工細密、 計畫周詳,自須投入相當之成本與時間,而非為立即實施犯 罪而得朝夕組成,實係具有持續性、牟利性之有結構性組織 ,核與組織犯罪防制條例所定犯罪組織之定義相符,故被告 自113年10月17日起加入前揭具有持續性、牟利性之結構性 詐欺犯罪組織,並依詐欺集團成員指示擔任本案詐欺集團車 手一職,該當參與犯罪組織之構成要件。 ⑵、又被告前未曾因參與詐欺集團組織案件而經繫屬於法院等情 ,有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽,堪信本案確為 被告參與詐欺集團後之首件繫屬於法院之案件無訛。 2、是核被告所為,係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參 與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財未遂罪。 ㈡、共犯關係:   被告就本案犯行與「季季」、「陳家樂」、「Tm商舖」及其 等所屬詐欺集團成員間有犯意聯絡、行為分擔,應論以共同 正犯。 ㈢、罪數:   被告以一行為同時觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺 取財未遂罪,為想像競合犯,應依刑法第55條規定,從一重 之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。 ㈣、刑之減輕: 1、被告就本案犯行為詐欺集團成員已對告訴人著手於詐欺取財 犯行之實行,惟因告訴人警覺報警,被告始未取得款項而未 能得逞,為未遂犯,應依刑法第25條第2項規定減輕其刑。 2、按犯詐欺犯罪,在偵查及歷次審判中均自白,如有犯罪所得 ,自動繳交其犯罪所得者,減輕其刑,詐欺犯罪危害防制條 例第47條前段定有明文。被告所犯既係刑法第339條之4第1 項第2款之罪,核屬前揭條例第2條第1款所稱之「詐欺犯罪 」,並於偵查及審判中均自白三人以上共同詐欺取財之犯行 ,已如前述,亦無證據足證其有實際獲得犯罪所得,當無是 否自動繳交全部所得財物之問題,而符前揭減刑要件,應依 詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定,減輕其刑。被告同 時有上開2減刑事由,爰依刑法第70條、第71條第2項規定減 輕遞減之。 3、按犯第3條之罪自首,並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者 ,減輕或免除其刑;因其提供資料,而查獲該犯罪組織者, 亦同;偵查及歷次審判中均自白者,減輕其刑,為組織犯罪 防制條例第8條第1項所明定。而想像競合犯係一行為觸犯數 罪名,行為人犯罪行為侵害數法益皆成立犯罪,僅因法律規 定從一重處斷科刑,而成為科刑一罪而已,自應對行為人所 犯各罪均予適度評價,始能對法益之侵害為正當之維護。因 此法院於決定想像競合犯之處斷刑時,雖以其中最重罪名之 法定刑作為裁量之準據,惟具體形成宣告刑時,亦應將輕罪 之刑罰合併評價。基此,除非輕罪中最輕本刑有較重於重罪 之最輕本刑,而應適用刑法第55條但書規定重罪科刑之封鎖 作用,須以輕罪之最輕本刑形成處斷刑之情形以外,則輕罪 之減輕其刑事由若未形成處斷刑之外部性界限,自得將之移 入刑法第57條或第59條之科刑審酌事項內,列為是否酌量從 輕量刑之考量因子。是法院倘依刑法第57條規定裁量宣告刑 輕重時,一併具體審酌輕罪部分之量刑事由,應認其評價即 已完足,尚無過度評價或評價不足之偏失(最高法院108年 度台上字第4405號、109年度台上字第3936號判決意旨參照 )。查被告於偵審均已自白參與犯罪組織犯行,本應適用組 織犯罪防制條例第8條第1項規定減輕其刑,但因在論罪上, 必須依想像競合犯規定從一重之三人以上共同詐欺未遂罪處 斷,致本案無法直接適用上開規定予以減輕其刑,然本院仍 將之列為後述依刑法第57條規定科刑時之考量因子,特此說 明。 ㈤、爰以行為人之責任為基礎,審酌正值青壯,卻不思以正當途 徑賺取所需,誘於高報酬之不法利益,加入本案詐欺集團並 擔任車手工作,影響我國交易秩序,影響社會治安非微,所 為實值非難;惟念被告坦承所犯,並有意願與告訴人調解, 賠償告訴人因本案所受損害,僅因告訴人未於調解期日到庭 ,方未能達成和解,犯後態度尚可;兼衡其如臺灣高等法院 被告前案紀錄表所載之前科素行、其於偵查及歷次審理程序 時均已自白本案參與犯罪組織犯行,及其於本院審理時自承 高中肄業之智識程度、案發時從事代購、團購工作、月收入 約3萬元之經濟情況、未婚、與母親、奶奶同住之家庭生活 情狀等(見本院卷第87頁)一切情狀,量處如主文第一項所 示之刑。 三、沒收: ㈠、扣案如附表編號5所示之IPHONE廠牌XR型號行動電話1支為被 告所有,且為被告為本案犯行時,與共犯「季季」聯絡使用 ,爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收之 。 ㈡、被告供稱本案並未取得任何報酬等語(見本院卷第25頁、第8 6頁),卷內亦無積極證據證明被告因本案獲有報酬,自無 從遽認被告有任何實際取得之犯罪所得,爰不予諭知沒收或 追徵。 ㈢、其餘扣案如附表編號1至4所示之物,經核均與本案無關,不 得於本案宣告沒收,附此敘明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段,判決如主文。 本案經檢察官蔡孟庭偵查起訴,檢察官李佩宣到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  6   日          刑事第十三庭 法 官 侯景勻 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。                 書記官 吳佳玲 中  華  民  國  114  年  2   月  7   日 附錄本案論罪科刑法條: 組織犯罪防制條例第3條 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者,處3年以上10年以下有期 徒刑,得併科新臺幣1億元以下罰金;參與者,處6月以上5年以 下有期徒刑,得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微 者,得減輕或免除其刑。 以言語、舉動、文字或其他方法,明示或暗示其為犯罪組織之成 員,或與犯罪組織或其成員有關聯,而要求他人為下列行為之一 者,處3年以下有期徒刑,得併科新臺幣3百萬元以下罰金: 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。 三、購買商品或支付勞務報酬。 四、履行債務或接受債務協商之內容。 前項犯罪組織,不以現存者為必要。 以第2項之行為,為下列行為之一者,亦同: 一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。 二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上,已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。 第2項、前項第1款之未遂犯罰之。 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科1百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 附表:扣案物 編號 物品名稱 數量 備註 1 虛擬貨幣通貨交易契約免責聲明 9張 ‧與本案無關 2 華南銀行金融卡 1張 ‧卡號000-000000000號 ‧與本案無關 3 國泰世華銀行信用卡 1張 ‧卡號0000000000000000號 ‧與本案無關 4 加密貨幣冷錢包 1張 ‧卡號CWP048961號 ‧與本案無關 5 IPHONE廠牌XR型號行動電話 1支 ‧含門號0000000000號SIM卡1枚 ‧IMEI碼:00000000000000號

2025-02-06

TYDM-113-訴-1159-20250206-1

臺灣桃園地方法院

妨害公務等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度易字第194號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 葉金土 上列被告因妨害公務等案件,經檢察官提起公訴(112年度偵字 第44237號),本院判決如下:   主 文 葉金土犯妨害公務執行罪,處有期徒刑陸月,如易科罰金,以新 臺幣壹仟元折算壹日。 扣案之小刀壹片沒收。   事 實 一、緣葉金土將用以澆灌植物之水源蓄積於容器內,為桃園市中 壢區公所里幹事吳千妤、桃園市政府中壢區衛生所護理師林 秀鴻於前揭時地執行登革熱巡查工作時所察,乃命葉金土自 行移除積水容器。詎葉金土明知吳千妤、林秀鴻均為依法執 行職務之公務員,竟於民國112年9月1日14時30分許,在桃 園市中壢區復華街與長榮四街口處,基於妨害公務執行、恐 嚇之犯意,將隨身之小刀取出朝吳千妤、林秀鴻揮舞,向吳 千妤恫稱:「你家會死人」等語,使吳千妤心生畏懼,以此 強暴方式妨害吳千妤、林秀鴻執行公務。 二、案經吳千妤訴由桃園市政府警察局中壢分局報告臺灣桃園地 方檢察署檢察官偵查起訴。   理 由 壹、程序方面:   本判決所引用之供述證據,檢察官、被告葉金土均未爭執該 證據之證據能力,本院審酌該等供述證據作成時之情況,並 無違法取證之瑕疵,與待證事實均具有關聯,以之作為證據 應屬適當,且檢察官、被告迄至言詞辯論終結前亦未就證據 能力部分聲明異議。又本判決所引用之非供述證據,均與本 件事實具有自然關聯性,且無證據證明係公務員違背法定程 序所取得,是後述引用之供述及非供述證據均具有證據能力 ,先予敘明。 貳、實體方面: 一、認定事實所憑之證據及理由:   訊據被告葉金土固坦承有為本案犯罪事實之客觀行為,惟矢 口否認有何妨害公務、恐嚇犯行,辯稱:子虛烏有,清乾淨 給他拍照,他不拍照,我有骨質疏鬆症,走路都要一步一步 走,怎麼恐嚇,我花了2個多小時清理乾淨還要找我麻煩, 我當下有說「你家會死人」,你記住了,只要不是我的錯, 你三代都會意外死亡,我說的話就是聖旨,對方只是1個替 人拍照的人,拍完照就應該離開,按照法律罰款新臺幣(下 同)1,200元,對方有甚麼資格指正我云云。經查: ㈠、被告有於前揭時地,因積蓄汙水遭執行登革熱巡查之桃園市 中壢區公所里幹事吳千妤、桃園市政府中壢區衛生所護理師 林秀鴻命移除,並將隨身攜帶之小刀1片取出揮舞,對告訴 人吳千妤稱「你家會死人」等語,業據被告於本院準備程序 、審理時均坦承不諱(見本院卷第41頁、第206頁),核與 證人即告訴人吳千妤、證人林秀鴻於警詢時證述情節大致相 符(見偵卷第23至27頁、第33至35頁),並有桃園市政府警 察局中壢分局扣押筆錄暨扣押物品目錄表、刑案現場照片、 本院勘驗筆錄在卷可證(見偵卷第41至45頁、第49頁、本院 卷第45至64頁)及扣案之小刀1片在案可佐,此部分事實, 已堪認定。 ㈡、被告固以前詞置辯,然依本院勘驗卷附之告訴人吳千妤提供 之影像結果(見本院卷第45至64頁)可知,被告確有手持小 刀揮舞,且扣案之小刀為可供握持之金屬物品,具有鋒利之 利刃客觀上係足以對人之生命、身體安全造成危害之兇器, 倘隨意朝人揮舞,自有隱喻將加害他人之意,而被告係具有 一定智識程度之成年人,對此知所甚明,則其對於持小刀數 次朝告訴人及證人林秀鴻揮舞之舉,足以對告訴人造成身心 威脅、心理畏懼,亦係對依法執行職務之告訴人及證人為強 暴行為等情,理應有所認識,其以前詞情辯,顯無可採。 ㈢、被告固聲請傳喚環保局局長為證人,主張:我要求法院傳喚 環保局局長,就是跟我協調的環保人員跟另外1個人去人家 拍照,拍照完畢就應該立刻離開,不管我對還是錯,只要我 是錯的,法律規定我要賠償1,200元,法院跟環保局官官相 護,只有環保局天天找我麻煩,我要求對質等語(見本院卷 第200至201頁)。然查被告所陳之待證事實,無非本案公務 員依法執行公務之過程,此等爭點並非被告所聲請傳喚之證 人所親歷親聞內容,且與被告是否有為本案妨害公務、恐嚇 犯行間,並無關聯性可言,應無調查之必要性,附此敘明。 ㈣、綜上所述,本案事證明確,被告犯行堪以認定,應依法論罪 科刑。 二、論罪科刑: ㈠、按刑法第135條第1項之對於公務員依法執行職務時,施強暴 脅迫者,其中所謂「強暴」,不以外在有形力之行使已達公 務員「不能抗拒」之程度者為限,舉凡對於依法執行職務公 務員施以一切有形力即物理力之行使,足以妨害公務員執行 職務即已足,不以公務員所執行之職務受妨害之結果發生為 必要。查被告葉金土於遭區公所里幹事、衛生所護理師命清 理積水容器時,持其所有、扣案之小刀1片朝執行職務之公 務人員揮舞,所為乃在直接對於依法執行職務之公務員施以 外在客觀可見聞之有形力,且足以妨害公務執行,當屬對依 法執行職務之公務員施以強暴之行為。是核被告所為,係犯 刑法第135條第1項之妨害公務執行罪及同法第305條之恐嚇 危害安全罪。 ㈡、被告本案所為,係以一行為同時觸犯上開罪名,為想像競合 犯,應依刑法第55條規定,從一重之論以刑法第135條第1項 之妨害公務執行罪處斷。 ㈢、又被告為上揭行為時,雖係揮舞小刀之兇器,然被告為從事 回收之人,小刀為日常所用之物品,會隨身攜帶等情,業據 被告於準備程序時供述明確(見本院卷第41頁),難認被告 出於遂行本案妨害公務犯行之目的,而隨身攜帶上開小刀, 與刑法第135條第3項第2款所規範之「意圖供行使之用而攜 帶兇器」之構成要件有間,附此敘明。 ㈣、爰以行為人之責任為基礎,審酌被告因積蓄汙水而經桃園市 政府中壢區公所里幹事吳千妤、桃園市政府中壢區衛生所護 理師林秀鴻執行登革熱巡查工作時,命被告清除積水容器, 詎被告明知吳千妤、林秀鴻均為適正依法執行職務之公務員 ,竟未尊重公權力之行使,即在吳千妤、林秀鴻與之對談之 際,突持其所有、扣案之小刀1片對吳千妤、林秀鴻揮舞, 並以言詞恐嚇吳千妤,所為已危害執法人員人身安全,實有 未該;又考量被告犯後始終否認犯行,口出咒詛之事,態度 倨傲;兼衡其如臺灣高等法院被告前案紀錄表所載之前科素 行、及其於本院準備程序、審理時自陳之智識程度、職業、 經濟、家庭生活情狀等(見本院卷第75至76頁、第207頁) 一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知如易科罰金之折算 標準。 三、沒收:   按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物,屬於犯罪行 為人者,得沒收之,刑法第38條第2項前段定有明文。查扣 案小刀1片,為被告所有,供其本案妨害公務犯行所用之物 ,爰依前開規定宣告沒收之。 參、不另為無罪之諭知: 一、公訴意旨另以被告於前揭時地,基於公然侮辱、侮辱公務員 之犯意,對告訴人吳千妤辱罵「你吃大便長大」等語,足以 貶損執行公務之告訴人人格與社會評價。因認被告所為另涉 犯刑法第140條之侮辱公務員罪、同法第309條第1項之公然 侮辱罪嫌等語。 二、按犯罪事實應依證據認定之,無證據不得認定犯罪事實,刑 事訴訟法第154條第2項定有明文。刑事訴訟上證明之資料, 無論其為直接或間接證據,均須達於通常一般之人均不致有 所懷疑,而得確信其為真實之程度,始得據為有罪之認定, 若關於被告是否犯罪之證明未能達此程度,而有合理懷疑之 存在,致使無從形成有罪之確信,根據「罪證有疑,利於被 告」之證據法則,即不得遽為不利被告之認定。又按刑事訴 訟法第161條第1項規定:檢察官就被告犯罪事實,應負舉證 責任,並指出證明之方法。因此,檢察官對於起訴之犯罪事 實,應負提出證據及說服之實質舉證責任。倘其所提出之證 據,不足為被告有罪之積極證明,或其指出證明之方法,無 從說服法院以形成被告有罪之心證,基於無罪推定之原則, 自應為被告無罪判決之諭知(最高法院76年台上字第4986號 、92年台上字第128號判例意旨參照)。 三、次按刑法第140條所定之侮辱公務員罪之性質仍屬妨害公務 罪,故人民對公務員之當場侮辱行為,應係基於妨害公務之 主觀目的,始足以該當上開犯罪。法院於個案認定時,仍不 得僅因人民發表貶抑性之侮辱言論,即逕自認定其必具有妨 礙公務之故意,應限於「足以影響公務員執行公務」之情形 ,始構成犯罪。所謂「足以影響公務員執行公務」,係指該 當場侮辱行為,依其表意脈絡(包括表意內容及其效果), 明顯足以干擾公務員之指揮、聯繫及遂行公務者,而非謂人 民當場對公務員之任何辱罵行為(如口頭嘲諷、揶揄等), 均必然會干擾公務之執行。一般而言,單純之口頭抱怨或出 於一時情緒反應之言語辱罵,雖會造成公務員之不悅或心理 壓力,但通常不致會因此妨害公務之後續執行,尚難逕認其 該等行為即屬「足以影響公務員執行公務」。(憲法法庭11 3年度憲判字第5號判決參照)。 四、經查,被告於前揭時地口出「吃大便長大」等語之事實,業 據被告於本院準備程序時坦承不諱(見本院卷第41頁),且 經本院勘驗告訴人提供之錄影畫面確認屬實,固屬粗鄙言語 。惟依前揭勘驗結果(見本院卷第49頁)顯示,被告向告訴 人稱「你媽沒有教你尿是澆菜用啦」,告訴人回應稱「沒有 ,我媽沒有那麼沒衛生,不好意思」,被告稱「天天把人家 的水倒掉,現在全世界缺水你知道嗎」,告訴人稱「那你知 道現在登革熱很危險你知道嗎」等情,並衡酌被告表意行為 、當時行為舉止、現場氛圍、事件脈絡等情綜合以觀,可知 被告係因種植植栽積蓄汙水,而告訴人於執行登革熱巡查工 作察知此情,乃依法命被告自行移除積水容器,詎被告因對 告訴人之執法依據或態度予以質疑,乃以言詞宣洩不滿情緒 ,雖使告訴人在精神上感到不快,而此僅具一時性表意脈絡 ,被告冒犯及影響程度尚屬輕微,依一般社會通念判斷,尚 未達致告訴人等自我否定人格尊嚴之程度,而逾越一般人可 合理忍受之範圍,且其所為言論客觀上並不足以影響告訴人 執行公務之情形,自難逕以刑法第140條第1項之侮辱公務員 及第309條第1項之公然侮辱罪相繩。 五、綜上所述,公訴意旨此部分所指,尚難使本院形成被告另犯 侮辱公務員及公然侮辱罪之確信,本應為被告無罪之諭知, 惟因公訴意旨認此部分若成立犯罪,與前揭有罪部分係屬裁 判上一罪關係,爰不另為無罪之諭知。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官陳雅譽提起公訴,檢察官陳美華、袁維琪、李珮宣 到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  6   日          刑事第十三庭 審判長 法 官 鄧瑋琪                     法 官 蔡逸蓉                     法 官 侯景勻 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。                     書記官 吳佳玲 中  華  民  國  114  年  2   月  7   日 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第135條 對於公務員依法執行職務時,施強暴脅迫者,處3年以下有期徒 刑、拘役或30萬元以下罰金。 意圖使公務員執行一定之職務或妨害其依法執行一定之職務或使 公務員辭職,而施強暴脅迫者,亦同。 犯前二項之罪而有下列情形之一者,處6月以上5年以下有期徒刑 : 一、以駕駛動力交通工具犯之。 二、意圖供行使之用而攜帶兇器或其他危險物品犯之。 犯前三項之罪,因而致公務員於死者,處無期徒刑或7年以上有 期徒刑;致重傷者,處3年以上10年以下有期徒刑。 中華民國刑法第305條 以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人,致生危害 於安全者,處2年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

2025-02-06

TYDM-113-易-194-20250206-1

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臺灣桃園地方法院

傷害

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度簡上字第536號 上 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 戴慶宏 上列上訴人因被告傷害案件,不服本院於民國113年7月31日所為 113年度審簡字第1102號第一審刑事簡易判決(起訴書案號:113 年度偵字第6496號),提起上訴,本院管轄之第二審合議庭判決 如下︰   主 文 上訴駁回。   事實及理由 一、本院審判範圍: ㈠、刑事訴訟法第348條第3項規定:「上訴得明示僅就判決之刑 、沒收或保安處分一部為之」。是科刑事項已可不隨同其犯 罪事實而單獨成為上訴之標的,且上訴人明示僅就科刑事項 上訴時,第二審法院即不再就原審法院所認定之犯罪事實為 審查,而應以原審法院所認定之犯罪事實,作為論認原審量 刑妥適與否的判斷基礎。 ㈡、本件被告戴慶宏並未提起上訴,僅告訴人黃奕帆具狀請求檢 察官就原審諭知有罪部分提起第二審上訴,依檢察官上訴書 所載及檢察官於審理中表示:只針對量刑部分上訴等語(見 簡上卷第109頁),足認檢察官只對原審諭知被告有罪部分 之科刑事項提起上訴。依據前述說明,本院僅就原審有罪判 決量刑妥適與否進行審理,故本院係依原審認定被告係犯刑 法第277條第1項傷害罪之犯罪事實據以審查量刑妥適與否。 二、本案經本院審理結果,認第一審判決認事用法及量刑均無不 當,應予維持,並引用第一審刑事簡易判決書記載之犯罪 事實、證據及理由(如附件)。 三、上訴駁回之理由: ㈠、檢察官循告訴人請求上訴,其理由略以:被告為傷害犯行時 是針對告訴人之頭部,還揚言要打死告訴人,因而致告訴人 受傷,復原期間達1個多月,犯後並無悔意,原審所量處之 刑度無法對被告收矯治之效等語。 ㈡、按量刑係法院就繫屬個案犯罪之整體評價,為事實審法院得 依職權自由裁量之事項,量刑時應就判決之整體觀察為綜合 考量,並受比例原則等法則之拘束,必須兼顧一般預防之普 遍適應性與具體個案特別預防之妥當性,始稱相當。苟已斟 酌刑法第57條各款所列情狀,而未逾越法定刑度,如無偏執 一端,致有明顯失出失入之恣意為之情形,上級審法院即不 得單就量刑部分遽指為不當或違法(最高法院100年度台上 字第5301號判決意旨參照)。本案原審於量刑時,已審酌被 告僅因細故,即對告訴人為傷害行為,致告訴人受有起訴書 所載傷勢,侵害告訴人之身體法益,顯見其法治觀念不足, 然被告於偵查中坦承犯行,態度尚可,兼衡被告之犯罪動機 、目的、手段、所生危害、素行、告訴人所受傷勢程度、迄 未能賠償告訴人損害暨被告於警詢自述之智識程度、工作、 家庭經濟狀況等一切情狀,量處有期徒刑2月,並諭知如易 科罰金以新臺幣1,000元折算1日;綜上各節,足認原審於量 刑時已以行為人之責任為基礎,詳予審酌刑法第57條各款及 前開量刑審酌原則而為裁量權之行使;其量刑既未逾越法律 所規定之範圍,亦無濫用權限之情形,難謂有何不當。   上訴理由所指,僅係告訴人對於量刑之主觀期望,本案於上 訴後相關量刑基礎並未變更,原審之量刑並無明顯濫權或失 之過輕之情形,故檢察官上訴請求從重量刑,為無理由,應 予駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第368條 、第373條,判決如主文。 本案經檢察官謝咏儒提起公訴,檢察官方勝詮、李佩宣到庭執行 職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  6   日          刑事第十三庭 審判長法 官 鄧瑋琪                    法 官 蔡逸蓉                    法 官 侯景勻 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                    書記官 吳佳玲 中  華  民  國  114  年  2   月  7   日 附錄本案論罪科法條: 中華民國刑法第277條 傷害人之身體或健康者,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以 下罰金。 犯前項之罪,因而致人於死者,處無期徒刑或7年以上有期徒刑 ;致重傷者,處3年以上10年以下有期徒刑。 附件:原審判決 臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第1102號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被   告 戴慶宏 上列被告因傷害案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第6496 號),被告於偵查中自白犯罪,本院認宜以簡易判決處刑,爰不 經通常審判程序(113年度審易字第965號),逕以簡易判決處刑 如下:   主 文 戴慶宏犯傷害罪,處有期徒刑二月,如易科罰金,以新臺幣一仟 元折算一日。    事實及理由 一、本件犯罪事實及證據,均引用如附件所示檢察官起訴書所載 。 二、論罪科刑  ㈠核被告戴慶宏所為,係犯刑法第277條第1項之傷害罪。  ㈡被告先後數次毆打告訴人黃奕帆身體各部位之傷害行為,係 基於單一之決意,於密切接近之時間、地點實行,而侵害同 一告訴人,各行為之獨立性極為薄弱,依一般社會健全觀念 ,在時間差距上,難以強行分開,在刑法評價上,以視為數 個舉動之接續施行,合為包括之一行為予以評價,較為合理 ,而應依接續犯論以一罪。  ㈢爰以行為人之責任為基礎,審酌被告僅因細故,即對告訴人 為傷害行為,致告訴人受有起訴書所載傷勢,侵害告訴人之 身體法益,顯見其法治觀念不足,所為非是;惟念被告於偵 查中坦承犯行,態度尚可,兼衡被告之犯罪動機、目的、手 段、所生危害、素行、告訴人所受傷勢程度、迄未能賠償告 訴人損害暨被告於警詢自述之智識程度、工作、家庭經濟狀 況等一切具體情狀,量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金 之折算標準。 三、應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項,逕 以簡易判決處如主文。 四、如不服本判決,得自收受送達之翌日起20日內,以書狀敘述   理由(須附繕本),經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起   上訴。  本案經檢察官謝咏儒提起公訴。 中  華  民  國  113  年  7   月  31  日          刑事審查庭 法 官 李敬之 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀(應附 繕本)。                書記官 黃宜貞 中  華  民  國  113  年  7   月  31  日 附錄本案論罪科刑依據之法條: 中華民國刑法第277條 傷害人之身體或健康者,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以 下罰金。 犯前項之罪,因而致人於死者,處無期徒刑或7年以上有期徒刑 ;致重傷者,處3年以上10年以下有期徒刑。 附件: 臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書 113年度偵字第6496號   被   告 戴慶宏 男 30歲(民國00年00月00日生)             住○○市○○區○○街000巷0弄0號             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因傷害案件,業經偵查終結,認應提起公訴,茲將犯罪 事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、戴慶宏(所涉恐嚇危害安全犯行,另為不起訴之處分)與黃 奕帆為朋友,於民國112年11月5日上午7時許,在黃奕帆及 其妻賴家樂位在桃園市○○區○○路000巷00弄00○0號之居處,2 人因細故而生爭執,戴慶宏竟基於傷害之犯意,徒手毆打黃 奕帆頭部、臉部及拉扯其身體,致黃奕帆受有頭部鈍挫傷併 腦震盪症狀、鼻出血、顏面部、頸部及前胸部擦挫傷併瘀傷 紅腫、左眼視力模糊等傷害。 二、案經黃奕帆訴由桃園市政府警察局八德分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實,業據被告戴慶宏於警詢時及偵訊中坦承不諱 ,核與證人即告訴人黃奕帆、證人賴家樂於偵訊中之證述大 致相符,復有沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 112年11月5日診斷證明書1份及傷勢照片3張在卷可稽,足認 被告之自白與事實相符,被告犯嫌應堪認定。 二、核被告所為,係犯刑法第277條第1項之傷害罪嫌。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此 致 臺灣桃園地方法院 中  華  民  國  113  年  3   月  12  日                檢 察 官 謝咏儒 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  3   月  21  日                書 記 官 鍾孟芸 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第277條 傷害人之身體或健康者,處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬 元以下罰金。 犯前項之罪,因而致人於死者,處無期徒刑或 7 年以上有期徒 刑;致重傷者,處 3 年以上 10 年以下有期徒刑

2025-02-06

TYDM-113-簡上-536-20250206-1

桃交簡
臺灣桃園地方法院

過失傷害

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 113年度桃交簡字第1458號 聲 請 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 趙振宏 上列被告因過失傷害案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(113 年度調院偵字第2291號),本院判決如下:   主 文 趙振宏犯汽車駕駛人無駕駛執照駕車過失傷害罪,處拘役伍拾伍 日,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。   事實及理由 一、本件犯罪事實、證據,除犯罪事實欄第2行所記載之「普通 重型機車」應更正為自用小客車外,其餘均引用如附件檢察 官聲請簡易判決處刑書之記載。 二、論罪科刑: ㈠、查被告趙振宏所考領之普通重型機車駕駛執照前經記點處銷 ,有公路監理電子閘門系統駕駛人查詢列印資料在卷可憑。 是核被告所為,係犯道路交通管理處罰條例第86條第1項、 刑法第284條前段之汽車駕駛人無駕駛執照駕車犯過失傷害 罪。 ㈡、刑之加重、減輕事由: 1、審酌被告明知其駕駛執照經吊銷而無駕駛執照,仍貿然駕車 上路,已升高發生交通事故之風險,且其未善盡交通規則所 定注意義務,肇致本案交通事故,並造成告訴人受傷,衡以 其過失情節及所生危害,認有依修正後道路交通管理處罰條 例第86條第1項規定加重其刑之必要,爰依該條項之規定, 加重其刑。 2、被告於肇事後留在現場,在具有偵查犯罪職權之機關或人員 發覺其前揭犯行前,向到場處理之警員坦承其係駕駛車輛之 人,有道路交通事故肇事人自首情形紀錄表在卷可稽(見偵 卷第65頁),是其於有偵查犯罪權限之機關或人員知悉其犯 罪前,主動向員警自首,而自願接受裁判,合於自首之要件 ,爰均依刑法第62條前段規定,減輕其刑,並與上開加重事 由,依法先加後減之。 ㈢、爰以行為人之責任為基礎,審酌被告騎乘普通重型機車未減 速慢行並注意車前狀況,因而肇事,使告訴人受有如聲請簡 易判決處刑書所載之傷勢,所為實有未該;又審酌被告犯後 雖坦承犯行,然尚未能與告訴人達成和解,並賠償告訴人因 本案所受之損害;兼衡被告如臺灣高等法院被告前案紀錄表 所載之前科素行、於警詢時自承之智識程度、職業經濟情況 、家庭生活情況等(見偵卷第17頁)等一切情狀,量處如主 文所示之刑,並諭知易科罰金之折算標準。 三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項, 逕以簡易判決處刑如主文。 四、如不服本判決,應自判決送達之日起20日內向本院提出上訴 狀,上訴於第二審管轄之本院合議庭(須附繕本)。 本案經檢察官吳明嫺聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  114  年  1   月  24  日          刑事第十三庭 法 官 侯景勻 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀(應附 繕本)。                 書記官 吳佳玲 中  華  民  國  114  年  1   月  24  日 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第284條 因過失傷害人者,處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金 ;致重傷者,處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。 附件: 臺灣桃園地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                   113年度調院偵字第2291號   被   告 游仲賢 男 48歲(民國00年00月0日生)             住○○市○○區○○路000號13樓             國民身分證統一編號:Z000000000號         趙振宏 男 26歲(民國00年00月00日生)             住臺東縣○○鄉○○村00鄰○○000             號             居桃園市○○區○○路○○巷0號             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因過失傷害案件,業經偵查終結,認為宜以簡易判決處 刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、游仲賢於民國112年8月26日下午,駕駛車牌號碼000-0000號 普通重型機車,沿桃園市大園區科一街(下僅稱路街名)由 北往南方向行駛,於當日下午5時12分許,行經科一街與科 二街無號誌交岔路口,本應注意左方車應暫停讓右方車先行 ,而依當時天晴、日間光線、路面濕潤無缺陷、道路無障礙 物、視距良好,並無不能注意之情事,竟疏未注意及此,貿 然前行,適有趙振宏無照騎乘車牌號碼000-0000號普通重型 機車,自右側沿科二街往園科路方向直行駛至,本應減速慢 行並充分注意車前狀況,隨時採取必要之安全措施,而依當 時情形亦無不能注意之情事,亦疏未注意及此,貿然前行, 兩車因而發生碰撞,致趙振宏受有左側第6-10根肋骨骨折併 氣胸、左側腕部撕裂傷、左手拇指撕裂傷等傷害,游仲賢之 乘客望彤則受有前胸部挫傷、後頸部挫傷等傷害。游仲賢與 趙振宏肇事後留在現場,於警方到場處理時,報明其為肇事 者,說明案發經過,並自首接受調查。 二、案經趙振宏、望彤訴由桃園市政府警察局大園分局報告偵辦 。     證據並所犯法條 一、證據:(一)被告游仲賢於警詢時與偵訊中之供述;(二) 被告兼告訴人趙振宏於警詢時與偵訊中之供述與證述;(三 )證人即告訴人望彤於警詢時與偵訊中之證述;(四)告訴 人趙振宏、望彤就診之診斷證明書;(五)道路交通事故現 場圖、道路交通事故調查報告表㈠㈡各1份、現場照片等在卷 可稽。按汽車(含機車)汽車行駛至交岔路口,其行進、轉 彎,應依下列規定:行至無號誌或號誌故障而無交通指揮人 員指揮之交岔路口,支線道車應暫停讓幹線道車先行。未設 標誌、標線或號誌劃分幹、支線道者,少線道車應暫停讓多 線道車先行;車道數相同時,轉彎車應暫停讓直行車先行; 同為直行車或轉彎車者,左方車應暫停讓右方車先行;又駕 駛人應注意車前狀況及兩車並行之間隔,並隨時採取必要之 安全措施,行經無號誌之交岔路口,應減速慢行,作隨時停 車之準備,道路交通安全規則第102條第1項第2款、第94條 第3項、第93條第1項第2款分別訂有明文。被告游仲賢與趙 振宏駕車自應注意遵守上開規定,依前揭道路交通事故調查 報告表㈠顯示,案發當時並無不能注意之情事,竟疏未注意 因而肇事,致告訴人趙振宏、望彤分別受有傷害,顯有過失 ,參以本案經送桃園市政府車輛行車事故鑑定委員會鑑定意 見認:「一、游仲賢駕駛自用小客車行經無號誌交岔路口, 左方車未暫停讓右方車先行,為肇事主因。二、趙振宏無照 (吊扣)駕駛普通重型機車行經無號誌交岔路口,未減速慢 行且未充分注意車前狀況,為肇事次因」亦同此認定,此有 桃園市政府車輛行車事故鑑定委員會桃市鑑0000000案鑑定 意見書在卷可參。本案事故之發生,既因被告游仲賢、趙振 宏上開過失行為所致,則與告訴人趙振宏、望彤受傷間,自 具有相當因果關係,是被告游仲賢、趙振宏之犯嫌應堪認定 。 二、核被告游仲賢所為,係犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌 ;被告趙振宏所為,係犯道路交通管理處罰條例第86條第1 項、刑法第284條前段之無駕駛執照駕車而過失傷害罪嫌。 被告游仲賢、趙振宏於肇事後留在現場,於據報前往現場之 警員尚未查知何人為駕車肇事之人前,坦承其為肇事者不逃 避而接受調查,有道路交通事故肇事人自首情形紀錄表在卷 足憑,已合於刑法第62條前段所定對於未發覺之犯罪自首而 接受裁判之要件,併請審酌依該條規定減輕其刑。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此 致 臺灣桃園地方法院 中  華  民  國  113  年  9   月  20  日              檢 察 官  吳明嫺 本件證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  10  月  7   日              書 記 官  劉丞軒 附記事項: 本件係依刑事訴訟法簡易程式辦理,法院簡易庭得不傳喚被告、 輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑;被告、被害 人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或 對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時,請即另以 書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。 參考法條: 中華民國刑法第284條 因過失傷害人者,處 1 年以下有期徒刑、拘役或 10 萬元以下 罰金;致重傷者,處 3 年以下有期徒刑、拘役或 30 萬元以下 罰金。 道路交通管理處罰條例第86條 汽車駕駛人有下列情形之一,因而致人受傷或死亡,依法應負刑 事責任者,得加重其刑至二分之一: 一、未領有駕駛執照駕車。 二、駕駛執照經吊銷、註銷或吊扣期間駕車。 三、酒醉駕車。 四、吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品或其相類似之管制藥品駕車。 五、行駛人行道、行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交   岔路口不依規定讓行人優先通行。 六、行車速度,超過規定之最高時速四十公里以上。 七、任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式,迫使他車讓道   。 八、非遇突發狀況,在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中   暫停。 九、二輛以上之汽車在道路上競駛、競技。 十、連續闖紅燈併有超速行為。 汽車駕駛人,在快車道依規定駕車行駛,因行人或慢車不依規定 ,擅自進入快車道,而致人受傷或死亡,依法應負刑事責任者, 減輕其刑

2025-01-24

TYDM-113-桃交簡-1458-20250124-1

臺灣桃園地方法院

定應執行之刑

臺灣桃園地方法院刑事裁定  113年度聲字第4307號 聲 請 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 受 刑 人 蔣孟杰 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(113年度執聲字第3535號),本院裁定如下:   主 文 蔣孟杰犯如附表所示之罪,所處各如附表所示之刑,應執行罰金 新臺幣伍萬元,如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人蔣孟杰因違反槍砲彈藥刀械管制條例 等案件,先後經判決確定如附表(惟其中「是否為得易科罰 金之案件」欄位應更正為「是否為得易服勞役之案件」欄) ,應依刑法第53條、第51條第7款,定其應執行之刑,爰依 刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定等語。 二、按依刑法第53條應依刑法第51條第7款之規定,定其應執行 之刑者,由該案犯罪事實最後判決法院之檢察官,聲請該法 院裁定之;裁判確定前犯數罪者,併合處罰之;數罪併罰, 有二裁判以上者,依第51條之規定,定其應執行之刑;宣告 多數罰金者,於各刑中之最多額以上,各刑合併之金額以下 ,定其金額,刑事訴訟法第477條第1項,刑法第50條、第53 條、第51條第7款分別定有明文。 三、經查: ㈠、依刑法第53條及第54條應依刑法第51條第5款至第7款之規定 ,定其應執行之刑者,由該案犯罪事實最後判決之法院對應 之檢察署檢察官,備具繕本,聲請該法院裁定之;法院於接 受繕本後,應將繕本送達於受刑人;法院對於第1項聲請, 除顯無必要或有急迫情形者外,於裁定前應予受刑人以言詞 或書面陳述意見之機會,刑事訴訟法第477條第1項、第3項 分別定有明文,本院於裁定前已請受刑人以書面表示意見, 合先敘明。 ㈡、查受刑人犯如附表所示各罪,均於附表編號1裁判確定前所犯 ,嗣經分別判處如附表所示之刑且均經確定在案,而本院為 附表所示案件犯罪事實最後判決之法院,有臺灣高等法院被 告前案紀錄表及該等判決書各1份附卷可憑,是聲請人就受 刑人所犯附表各罪聲請定其應執行之有期徒刑,本院審核認 聲請為正當,應予准許。 ㈢、爰就受刑人所犯如附表所示之罪,依刑法第51條第7款限制加 重原則規定之外部性界限,參酌如附表編號2所示之罪經判 決罰金新臺幣(下同)4萬元確定,是此時裁量所定刑期, 應以最多額之4萬元為下限,且不得重於各刑合併加計之金 額(3萬元+4萬元,總和7萬元);又審酌受刑人所犯之罪分 別為違反槍砲彈藥刀械管制條例及洗錢防制法,故就受刑人 所犯附表各罪為整體非難評價,考量其復歸社會可能性,而 整體評價受刑人應受矯治必要性,兼衡刑事政策、犯罪預防 等一切情狀,定其應執行之刑如主文所示,並諭知易服勞役 之折算標準。 四、依刑事訴訟法第447條第1項,刑法第50條第1項、第53條、 第51條第7款,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  1   月  24  日          刑事第十三庭 法 官 侯景勻 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。                 書記官 吳佳玲 中  華  民  國  114  年  1   月  24  日 附件:臺灣桃園地方檢察署受刑人蔣孟杰定應執行刑案件一覽表

2025-01-24

TYDM-113-聲-4307-20250124-1

臺灣桃園地方法院

定應執行之刑

臺灣桃園地方法院刑事裁定  113年度聲字第4212號 聲 請 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 受 刑 人 黃詩蓉 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(113年度執聲字第3489號),本院裁定如下:   主 文 黃詩蓉犯如附表所示之罪,所處各如附表所示之刑,應執行有期 徒刑壹年貳月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人黃詩蓉因違反毒品危害防制條例等案 件,先後經判決確定如附表,應依刑法第53條、第51條第5 款,定其應執行之刑,爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁 定等語。 二、按依刑法第53條應依刑法第51條第5款之規定,定其應執行 之刑者,由該案犯罪事實最後判決法院之檢察官,聲請該法 院裁定之;裁判確定前犯數罪者,併合處罰之。但有下列情 形之一者,不在此限:一、得易科罰金之罪與不得易科罰金 之罪。前項但書情形,受刑人請求檢察官聲請定應執行刑者 ,依第51條規定定之;數罪併罰,有二裁判以上者,依第51 條之規定,定其應執行之刑;宣告多數有期徒刑者,於各刑 中之最長期以上,各刑合併之刑期以下,定其刑期,但不得 逾30年,刑事訴訟法第477條第1項,刑法第50條、第53條、 第51條第5款分別定有明文。復按曾經定執行刑,但如再與 其他裁判宣告之刑定其執行刑時,前定之執行刑當然失效, 仍應以其各罪宣告之刑為基礎,定其執行刑,不得以前之執 行刑為基礎,以與後裁判宣告之刑,定應執行刑。而更定之 應執行刑,不應比前定之應執行刑加計其他裁判所處刑期後 為重,否則即與法律秩序理念及法律目的之內部界限有違, 難認適法(最高法院99年度台非字第229號裁判意旨參照) 。 三、經查: ㈠、依刑法第53條及第54條應依刑法第51條第5款至第7款之規定 ,定其應執行之刑者,由該案犯罪事實最後判決之法院對應 之檢察署檢察官,備具繕本,聲請該法院裁定之;法院於接 受繕本後,應將繕本送達於受刑人;法院對於第1項聲請, 除顯無必要或有急迫情形者外,於裁定前應予受刑人以言詞 或書面陳述意見之機會,刑事訴訟法第477條第1項、第3項 分別定有明文,本院於裁定前已請受刑人於文到3日內填具 調查意見回覆表以書面表示意見,合先敘明。 ㈡、查受刑人犯如附表所示各罪,均於附表編號1裁判確定前所犯 ,嗣經分別判處如附表所示之刑且均經確定在案,而本院為 附表所示案件犯罪事實最後判決之法院,有臺灣高等法院被 告前案紀錄表及該等判決書各1份附卷可憑,是聲請人就受 刑人所犯附表各罪聲請定其應執行之有期徒刑,本院審核認 聲請為正當,應予准許。 ㈢、受刑人所犯如附表編號1所示之罪,曾經本院以112年度壢簡 字第798號判決應執行有期徒刑7月確定;所犯如附表編號3 所示之罪,曾經本院以113年度審簡字第1110號判決應執行 有期徒刑7月確定,惟受刑人所犯如附表所示各罪之宣告刑 ,既應予合併處罰,前定之應執行刑當然失效,本院於本件 定應執行刑時,自應以各罪宣告刑為基礎,不得逾越法定刑 度範圍之外部界線,亦受「不得比前定之應執行刑加計其餘 各罪宣告刑後為重」之內部界線拘束。爰就受刑人所犯如附 表所示之罪,依刑法第51條第5款限制加重原則規定之外部 性界限,參酌如附表編號1、3所示之罪均經判決應執行有期 徒刑7月確定,是此時裁量所定刑期,應以最長期宣告刑有 期徒刑7月為下限,且不得重於該等宣告刑加計其餘裁判之 宣告刑(有期徒刑7月+有期徒刑5月+有期徒刑7月,總和有 期徒刑1年7月);又審酌受刑人所犯之罪均屬違反毒品危害 防制條例案件,故就受刑人所犯附表各罪為整體非難評價, 考量其復歸社會可能性,而整體評價受刑人應受矯治必要性 ,兼衡刑事政策、犯罪預防等一切情狀,定其應執行之刑如 主文所示,並諭知易科罰金之折算標準。 四、依刑事訴訟法第447條第1項,刑法第50條第1項但書、第2項 、第53條、第51條第5款、第41條第1項前段、第8項,裁定 如主文。 中  華  民  國  114  年  1   月  24  日          刑事第十三庭 法 官 侯景勻 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。                 書記官 吳佳玲 中  華  民  國  114  年  1   月  24  日 附件:臺灣桃園地方檢察署受刑人黃詩蓉定應執行刑案件一覽表

2025-01-24

TYDM-113-聲-4212-20250124-1

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