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橋簡
橋頭簡易庭

損害賠償

臺灣橋頭地方法院民事簡易判決  113年度橋簡字第1173號 原 告 謝采霖 被 告 李顯中 訴訟代理人 廖常宏 上列當事人間請求損害賠償事件,原告提起刑事附帶民事訴訟 (本院113年度交簡附民字第185號),經本院刑事庭裁定移送 前來,本院於民國114年2月18日言詞辯論終結,判決如下:    主 文  被告應給付原告新臺幣58,099元及自民國113年4月27日起至清 償日止,按週年利率百分之5計算之利息。  原告其餘之訴駁回。  訴訟費用由被告負擔百分之4,餘由原告負擔。  本判決原告勝訴部分得假執行,但被告以新臺幣58,099元為原 告預供擔保,免為假執行。    事實及理由  一、原告主張:被告於民國112年6月23日9時19分許,駕駛車 牌號碼00-0000號自用小客車,在高雄市○○區○○路00000號 前停車,欲開啟車門時,本應注意其他車輛,並讓其先行, 而當時天候晴、日間自然光線,柏油路面乾燥無缺陷、無障 礙物,且視距良好,並無不能注意之情事,其竟疏未注意 及此,貿然開啟駕駛座車門,適原告騎乘車牌號碼000-000 號普通重型機車沿學堂路西向東直行駛至該處,與被告開 啟之車門發生碰撞(下稱系爭事故),致原告受有右小腿 擦挫傷(下稱甲傷害)及右膝、右小腿鈍挫傷併內側副韌 帶損傷(下稱乙傷害)等傷害,並因而支出醫療費用新臺 幣(下同)50,550元、營養品23,000元、回診及購買營養 品之交通費25,780元、不能工作損失329,865元(5個月無 法工作,每月薪資65973元)等損害,且因系爭事故身心 受創,請求慰撫金1,000,000元,合計1,429,195元。爰依 民法第184條、第195條第1項提起本訴訟等語,並聲明: 被告應給付原告1,429,195元及自起訴狀繕本送達翌日起 至清償日止,按週年利率百分之5計算之利息。  二、被告則以:除原告於112年6月23日在大東醫院、112年6月 23日、同年月27日在鳳山吳外科就診之醫療及交通費用不 爭執外,其餘均爭執,且乙傷害部分與系爭事故無因果關 係等語,資為抗辯,並聲明:原告之訴駁回。  三、本院之判斷   ㈠按汽車臨時停車或停車,汽車駕駛人或乘客開啟或關閉車 門時,應注意行人、其他車輛,並讓其先行;因故意或過 失,不法侵害他人之權利者,負損害賠償責任;不法侵害 他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操,或 不法侵害其他人格法益而情節重大者,被害人雖非財產上 之損害,亦得請求賠償相當之金額,道路交通安全規則第 112條第5項第3款、民法第184條第1項前段、第195條第1 項分別定有明文。   ㈡經查,原告主張之系爭事故發生經過及原告因此受有甲傷 害等事實,有本院113年度交簡字第500號刑事簡易判決可 參(下稱系爭刑案),並經核閱系爭刑案卷內事證無訛, 且被告於本院審理時就事故發生經過及原告受有甲傷害傷 並不爭執,原告此部分主張自非無稽。被告疏未注意前揭 規定,自有過失,且其過失行為與原告受有甲傷害間有相 當因果關係,應就原告所受損害負賠償之責。至原告主張 其受有乙傷害乙節,為被告所否認,經查:原告因系爭事 故於112年6月23日經救護車送至大東醫院急診就診,診斷 結果為右小腿擦挫傷;於112年7月18日至劉金龍診所就診 ,診斷結果為右膝擦挫傷;於112年10月2日至張永享骨外 科診所就診,診斷結果為右膝、右小腿鈍挫傷併內側副韌 帶損傷等情,有大東醫院112年2月26日診字第0000166795 號診斷證明書(附民卷第27頁)、劉金龍診所113年1月26 日第0000000000號診斷證明書(附民卷第61頁)、張永享 骨外科診所112年10月2日診斷證明書(附民卷第75頁)在 卷可稽。足見被告於系爭事故發生之初,僅經診斷受有右 小腿擦挫傷之傷害,且原告初次經診斷有右膝、右小腿鈍 挫傷併內側副韌帶損傷之傷害,與系爭事故已相距近4月 ,是否同為系爭事故導致,已非無疑。又經本院函詢上開 醫療院所,張永享骨外科診所表示無法判斷原告受有該傷 害是否為系爭事故所導致(本院卷第55頁);就醫時序早 於張永享骨外科診所之劉金龍診所則表示原告至該診所就 診時,除主訴疼痛外,手腳活動自如,與韌帶損傷之病情 不相吻合乙節,有回函附卷可佐(本院卷第81頁),故本 件依現有事證,無從認定乙傷害為系爭事故所致。   ㈢原告得求償範圍:   1.醫療費用部分: 原告因甲傷害於112年6月23日至大東醫院 就醫,支出300元;6月26日至該院申請診斷證明支出100 元,合計400元,有收據、診斷證明可參,此部分請求有 理由,至原告112年12月20日至該院部分,雖有收據但無 診斷證明可確認因果關係(附民卷第21至23、27頁),此 部分請求無理由。原告因甲傷害於112年6月23日、27日、 7月3日至吳外科診所就醫,支出350元、50元、150元,有 收據、診斷證明可參,此部分請求有理由,至原告112年9 月28日至該院部分,診斷證明所載非甲傷害,且無從確認 因果關係,此部分請求無理由(附民卷第29至39頁)。原 告於112年7月18日至112年8月16日間因甲傷害至劉金龍診 所就醫,共6次,支出900元,有該診所繳費證明、診斷證 明可參(附民卷51至53頁),此部分有理由。原告至張永 享骨外科診所就醫部分,依診斷證明是治療乙傷害,但乙 傷害無從認定為系爭事故導致,已如前述,此部分請求無 理由。又原告主張至國術館部分,無診斷證明等事證可認 為醫療上所必要,無從憑採。以上合計1850元有理由【40 0元(大東醫院) + 550元(吳外科診所) + 900元(劉 金龍診所) = 1850元】。   2.營養品費用: 原告固主張其因傷須購買中藥、膠鹿、傷藥 粉、補骨湯、藥布等營養品,支出23,000元等語,然並無 診斷證明等事證可確認此部分為醫療上必要,無從准許。   3.交通費: 原告因系爭傷害需就醫,因此支出交通費,自得 請求合理賠償。依原告主張之趟次(參本院卷第7至8頁) 、前述「1.」之就醫情況說明,及卷內計程車資查詢資料 (本院卷113至141頁),原告請求吳外科診所就醫車資部 分,112年6月23日單趟85元、6月27日往返450元、7月3日 往返450元有理由;原告請求劉金龍診所車資4次、每次來 回170元,均有理由;原告請求張永享骨外科及國術館部 分,因無從確認與系爭事故之關係,均無理由。以上合計 1665 元有理由。   4.不能工作損失    依原告所提出之吳外科骨科診所112年6月23日診斷證明書 ,醫囑原告宜休養治療3至7日(本院卷第35頁);同診所 112年7月3日診斷證明書,醫囑宜休養7日(本院卷第33頁 ),上開診斷證明時點距離系爭事故尚非甚遠,且所在傷 勢與甲傷害尚符,應屬可採,又原告於112年7月3日既然 經醫師評估尚需休養,其在此時點之前應該亦有休養需求 ,故依上開診斷證明,可認定原告應休養112年6月23日至 7月10日。又吳外科骨科診所112年7月11日開立之診斷書 未再記載原告需繼續休養,僅記載前述原告於7月3日門診 宜休養之事(本院卷第37頁),堪認原告當時應有好轉, 而原告112年7月18日之後至劉金龍診所就醫之診斷證明雖 然都載有宜休息三天,但經本院函詢該診所,該診所表示 診斷證明所載只是因原告就醫時表示疼痛,故建議原告休 息,疼痛耐性因人而異,並非必須休息等語(本院卷第81 頁),無從認定原告此部分確有無法工作情形。另原告至 張永享骨外科診所就醫部分,無從認定與事故有關。綜上 ,原告得請求工作損失之期間為112年6月23日至7月10日 ,共18日。原告主張其每月薪資約為65973元,業經提出 載有薪資匯入紀錄之存摺影本為證(本院卷第121至125頁 ),以此計算其不能工作之損失為39584元【計算式:659 73÷30×18=39583.8(四捨五入至整數)】。   5.精神慰撫金: 慰藉金之賠償須以人格權遭遇侵害,使精神 上受有痛苦為必要,其核給之標準固與財產上損害之計算 不同,然非不可斟酌雙方身分資力與加害程度,及其他各 種情形核定相當之數額(最高法院51年台上字第223號判 例意旨參照)。原告因被告之侵權行為受有系爭傷害,其 身體及精神受有相當程度之痛苦,其請求賠償精神慰撫金 ,自屬有據。本院審酌系爭事故之發生經過、卷內診斷證 明所載原告受傷程度、因此就醫導致之不便及身心痛苦、 對生活之影響,及被告過失情節等因素,認原告請求精神 慰撫金以15000元為適當。   6.以上合計1850+1665+39584+15000=58099元。  四、綜上所述,原告請求被告給付58099元及自起訴狀繕本送 達翌日即113年4月27日(附民卷第143頁)起至清償日止 ,按週年利率百分之5計算之利息,為有理由,應予准許 ,逾此範圍之請求,則無理由,應予駁回。  五、本件原告勝訴部分係就民事訴訟法第427條訴訟適用簡易 程序所為被告敗訴之判決,依同法第389條第1項第3款規 定,應依職權宣告假執行,並依同法第392條第2項規定, 依職權宣告被告如預供擔保後,免為假執行。  六、本件事證已臻明確,兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據, 經核與判決結果不生影響,爰不逐一論列,併此敘明。  七、訴訟費用負擔之依據:民事訴訟法第79條。 中  華  民  國  114  年   3  月   6  日          橋頭簡易庭 法   官  呂維翰 以上正本與原本相符。 如不服本判決,應於送達後20日內,向本院提出上訴狀並表明上 訴理由,如於本判決宣示後送達前提起上訴者,應於判決送達後 20日內補提上訴理由書(須附繕本)。 中  華  民  國  114  年   3  月   6  日                書 記 官  陳勁綸

2025-03-06

CDEV-113-橋簡-1173-20250306-1

原簡
臺灣高雄地方法院

侵占

臺灣高雄地方法院刑事簡易判決 113年度原簡字第111號 聲 請 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 被 告 張文豪 上列被告因侵占案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(113年度 偵字第20574號),本院判決如下:   主 文 張文豪犯侵占離本人持有之物罪,處罰金新臺幣陸仟元,如易服 勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。   事實及理由 一、本案犯罪事實、證據與不採被告張文豪辯解之理由,除犯罪 事實欄第3至4行「竟意圖為自己不法所有」補充為「竟意圖 為自己不法之所有,基於侵占離本人持有之物之犯意」外, 其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載(如附件)。 二、按刑法第337條所謂「離本人所持有之物」,係指遺失物、 漂流物以外,其他物之離本人持有,非出於其意思者而言。 經查,證人即告訴人謝采霖於警詢時陳稱:我於113年5月25 日22時至26日01時分,在網咖娛學園電競館內上網,後返家 於05時發現手環不見打電話至娛學園詢問,店員表示有發現 並放在店內推車上,等我至娛學園領取時,發現手環已經不 見了等語(見偵卷第15頁)。可見告訴人於發現其手環不見 後即知曉係留在網咖娛學園電競館處忘記帶走,足認被害人 並非不知該物於何地遺失,是告訴人之手環應屬一時離本人 持有之遺忘物而非遺失物。核被告所為,係犯刑法第337條 之侵占離本人持有物罪。檢察官聲請簡易判決處刑書認為被 告係犯同條之侵占遺失物罪云云,容有誤會,惟因起訴法條 同一,茲不予變更起訴法條,附此敘明。 三、爰以行為人責任為基礎,審酌被告僅因一時貪念,偶見他人 之手環置於附件犯罪事實欄所載之處所,即起意將之侵占入 己,而侵害告訴人權益,行為應予非難。其犯後坦承客觀犯 行、否認主觀犯意;兼衡被告所侵占之財物及價值,所侵占 之手環已發還並由告訴人領回,有贓物認領保管單1份在卷 可稽(見偵卷第25頁),堪認犯罪所生損害已有減輕,兼衡 被告之犯案動機、犯案情節、手段、侵占之財物價值高低, 暨其於警詢自承之教育程度、家庭經濟狀況(詳如警詢筆錄 受詢問人欄記載),及其有如臺灣高等法院被告前案紀錄表 所示之前科素行等一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知 以1,000元折算一日之易服勞役折算標準。 四、被告本件侵占之手環1個,固屬其犯罪所得,惟因已實際發 還並由告訴人領回,業如前述,爰依刑法第38條之1 第5 項 規定,不予宣告沒收或追徵,附此敘明。 五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項, 逕以簡易判決處刑如主文。 六、如不服本判決,得自判決送達之日起20日內,向本院提出上 訴狀(須附繕本及表明上訴理由),上訴於本院管轄之第二 審地方法院合議庭。 本案經檢察官許萃華聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  114  年  1   月  8   日             高雄簡易庭 法 官 陳紀璋 以上正本證明與原本無異。             中  華  民  國  114  年  1   月  8   日                   書記官 李燕枝 附錄本判決論罪法條: 中華民國刑法第337 條 意圖為自己或第三人不法之所有,而侵占遺失物、漂流物或其他 離本人所持有之物者,處一萬五千元以下罰金。 附件: 臺灣高雄地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                   113年度偵字第20574號   被   告 張文豪 (年籍資料詳卷) 上列被告因侵占案件,業經偵查終結,認為宜以簡易判決處刑, 茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、張文豪於民國113年5月26日3時54分許,在址設高雄市○○區○ ○○路00號娛學園電競館,見謝采霖所有手環1條遺落店內( 業經店員暫行移置推車內),竟意圖為自己不法之所有,逕 於推車撿拾上開遺失手環予以侵占入己,嗣謝采霖發覺遺失 報警究辦,經警調閱監視器循線通知張文豪到案,由其自行 提交該手環(已發還)而查悉上情。 二、案經謝采霖訴由高雄市政府警察局鳳山分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、詢據被告坦認取走上開手環乙情,惟否認犯行,並辯稱:該 手環置放於回收推車上,以為是沒人要的物品等語。惟查, 被告未詢問店員即逕自取走推車上置放客人遺忘區之手環, 嗣警通知到案,始向警方提交上開手環,並由警方發還告訴 人乙情,業據告訴人於警詢指訴翔實,且為被告所不否認, 並有卷附監視畫面、現場照片、扣押物品目錄表、扣押筆錄 、贓物認領保管單、扣案物照片等事證可資為憑,上情堪以 認定。佐以一般社會經驗,遺落於場所之物交由場所管理人 方利於所有人折返尋找,若拾得後未將遺失物交與場所管理 人,亦未告知場所管理人其事,且未在場等候失主或送交警 局,直至收受警方通知始主動提交拾獲物品,難謂無侵占之 不法所有意圖。是被告上開辯解,純屬事後卸責之詞,不足 採信。本件事證明確,被告犯嫌洵堪認定。 二、核被告所為,係犯刑法第337條之侵占遺失物罪嫌。至未扣 案手環業已發還告訴人,爰無聲請沒收必要。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此  致 臺灣高雄地方法院 中  華  民  國  113  年  10  月  4   日                檢 察 官 王建中

2025-01-08

KSDM-113-原簡-111-20250108-1

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