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上易
臺灣高等法院

妨害名譽

臺灣高等法院刑事判決 113年度上易字第1720號 上 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 徐鴻麟 上列上訴人因被告妨害名譽案件,不服臺灣桃園地方法院113年 度易字第614號,中華民國113年7月9日第一審判決(聲請簡易判 決處刑案號:臺灣桃園地方檢察署112年度調院偵字第934號), 提起上訴,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   理 由 一、本案經本院審理結果,認第一審判決對被告徐鴻麟為無罪之 諭知,核無不當,應予維持,並引用第一審判決書記載之證 據及理由(如附件)。 二、檢察官上訴意旨略以:被告係將泥土朝告訴人林齊景、林黃 月桂(下合稱本案告訴人)丟擲,顯係以粗鄙的舉動、強暴 之方式輕蔑他人人格,而有侮辱他人之意,雖被告辯稱:其 只是因為本案告訴人長期於清晨4時許發出聲響,致其無法 入眠,因而對本案告訴人心生不滿云云,惟其表達不滿之方 式仍應在法律規範範圍內為之,尚不得據而任意以粗鄙之舉 動輕蔑他人人格而侮辱他人;又本案地點乃係在不特定人得 共見共聞之本案告訴人住處前,主觀上確有公然侮辱之犯意 而朝本案告訴人丟擲泥土,表徵其輕蔑本案告訴人人格之意 涵,其所為已構成刑法第309條第2項之犯行;原審認事用法 有上開違誤等語。 三、駁回上訴之理由:   按事實之認定,應憑證據,如未能發現相當證據,或證據不 足以證明犯罪事實,自不能以推測或擬制之方法,為裁判基 礎。此所稱之證據,雖不以直接證據為限,間接證據亦包括 在內,然而無論直接或間接證據,其為訴訟上之證明,須於 通常一般人均不致有所懷疑,而得確信其為真實之程度者, 始得據為有罪之認定。倘其證明尚未達到此一程度,而有合 理懷疑之存在,致無從使事實審法院獲得有罪之確信時,即 應諭知被告無罪之判決。再按檢察官就被告犯罪事實,應負 舉證責任,並指出證明之方法,刑事訴訟法第161條第1項定 有明文。因此,檢察官對於起訴之犯罪事實,應負提出證據 及說服之實質舉證責任。倘其所提出之證據,不足為被告有 罪之積極證明,或其闡明之證明方法,無從說服法官以形成 被告有罪之心證,基於無罪推定之原則,自應為被告無罪之 判決(最高法院40年台上字第86號、76年台上字第4986號、 92年台上字第128號判決意旨參照)。經查:  ㈠按憲法第11條規定,人民之言論自由應予保障。其目的在保 障言論之自由流通,使人民得以從自主、多元之言論市場獲 得充分資訊,且透過言論表達自我之思想、態度、立場、反 應等,從而表現自我特色並實現自我人格,促進真理之發現 、知識之散播及公民社會之溝通思辯,並使人民在言論自由 之保障下,得以有效監督政府,從而健全民主政治之發展。 由於言論自由有上述實現自我、提供資訊、追求真理、溝通 思辯及健全民主等重要功能,國家自應給予最大限度之保障 。刑法第309條第1項規定(下稱系爭規定)係以刑罰(罰金 及拘役)處罰表意人所為侮辱性言論,係對於評價性言論內 容之事後追懲。侮辱性言論因包含可能減損他人聲望、冒犯 他人感受、貶抑他人人格之表意成分,而有其負面影響。然 此種言論亦涉及一人對他人之評價,仍可能具有言論市場之 「溝通思辯」及「輿論批評」功能。又評價不僅常屬言人人 殊之價值判斷,也往往涉及言論自由之保障核心:「個人價 值立場之表達」。再者,侮辱性言論之表意脈絡及所涉事務 領域相當複雜、多元,除可能同時具有政治、宗教、學術、 文學、藝術等高價值言論之性質外(例如:對發動戰爭者之 攻擊、貶抑或詛咒,或諷刺嘲弄知名公眾人物之漫畫、小說 等),亦可能兼有抒發情感或表達風格(例如不同評價語言 之選擇及使用)之表現自我功能。法院於適用系爭規定時, 仍應權衡侮辱性言論對名譽權之影響及其可能兼具之言論價 值(憲法法庭113年憲判字第3號判決理由欄肆一、㈠據以審查 之憲法權利)。其次,系爭規定係以刑罰手段追究言論內容 之責任,縱令僅是罰金刑,亦會對表意人課加刑事犯罪紀錄 之烙印;又如兼有自由刑之處罰,則更會同時侵害表意人之 人身自由。基於刑法最後手段性原則,故於審查以刑法制裁 言論之系爭規定時,尤應權衡其刑罰目的所追求之正面效益 (如名譽權之保障),是否明顯大於其限制言論自由所致之 損害,以避免檢察機關或法院須就無關公益之私人爭執,扮 演語言警察之角色,而過度干預人民間之自由溝通及論辯。 再者,系爭規定係為避免公然侮辱言論對他人「社會名譽」 (即第三人對於一人之客觀評價)或「名譽人格」(一人在其 社會生存中,應受他人平等對待及尊重,不受恣意歧視或貶 抑之主體地位)造成損害。然一人對他人之公然侮辱言論是 否足以損害其真實之社會名譽,仍須依其表意脈絡個案認定 之。如侮辱性言論僅影響他人社會名譽中之虛名,或對真實 社會名譽之可能損害尚非明顯、重大,而仍可能透過言論市 場消除或對抗此等侮辱性言論,即未必須逕自動用刑法予以 處罰;又對他人平等主體地位之侮辱,如果同時涉及結構性 強勢對弱勢群體(例如種族、性別、性傾向、身心障礙等) 身分或資格之貶抑,除顯示表意人對該群體及其成員之敵意 或偏見外,更會影響各該弱勢群體及其成員在社會結構地位 及相互權力關係之實質平等,而有其負面的社會漣漪效應, 已不只是個人私益受損之問題。是故意貶損他人人格之公然 侮辱言論,確有可能貶抑他人之平等主體地位,而對他人之 人格權造成重大損害(憲法法庭113年憲判字第3號判決理由 欄肆一、㈡目的之審查)。由於系爭規定所處罰之公然侮辱行 為,其文義所及範圍或適用結果,或因欠缺穩定認定標準而 有過度擴張外溢之虞,或可能過度干預個人使用語言習慣及 道德修養,或可能處罰及於兼具輿論功能之負面評價言論, 而有對言論自由過度限制之風險。為兼顧憲法對言論自由之 保障,系爭規定所處罰之公然侮辱行為,應指:依個案之表 意脈絡,表意人故意發表公然貶損他人名譽之言論,已逾越 一般人可合理忍受之範圍;經權衡該言論對他人名譽權之影 響,及該言論依其表意脈絡是否有益於公共事務之思辯,或 屬文學、藝術之表現形式,或具學術、專業領域等正面價值 ,於個案足認他人之名譽權應優先於表意人之言論自由而受 保障者(憲法法庭113年憲判字第3號判決理由欄肆一、㈢手段 之審查)。故而,系爭規定所處罰之公然侮辱行為,係指依 個案之表意脈絡,表意人故意發表公然貶損他人名譽之言論 ,已逾越一般人可合理忍受之範圍;經權衡該言論對他人名 譽權之影響,及該言論依其表意脈絡是否有益於公共事務之 思辯,或屬文學、藝術之表現形式,或具學術、專業領域等 正面價值,於個案足認他人之名譽權應優先於表意人之言論 自由而受保障者。  ㈡本於人民之言論自由之保障,須本案告訴人之社會名譽及名 譽人格造成損害,方有依據系爭規定加以處罰之可能,已如 前述。查被告與本案告訴人為鄰居關係,被告因認本案告訴 人長期於清晨時刻發出聲響,致其無法睡眠,並認本案告訴 人曾自樓上潑灑污水至其住處,因此對本案告訴人心生不滿 ,於案發時見本案告訴人,方上前質問,並因一時氣憤而持 土潑灑等節,業據被告於警詢時及原審審理時供述明確(分 見他字卷第43至46頁;原審易字卷第26至27頁),核與證人 即告訴人林黃月桂警詢時之證述大致相符(見他字卷第31至 33頁),是被告當時既係因鄰居間之相處情形與本案告訴人 發生爭執,而心生不滿,嗣後再對本案告訴人丟擲泥土,依 雙方爭執之前因後果、被告所處情境、所為舉動僅係表達一 時不滿情緒等脈絡,經整體觀察評價,足認被告僅係基於一 時氣憤而對於本案告訴人宣洩不滿情緒。縱上開舉動或有冒 犯意涵,可能使本案告訴人感覺不悅,然依社會共同生活之 一般通念,此種冒犯及影響程度,至多僅會讓旁觀者認為被 告修養不足,是否足以貶損本案告訴人之社會名譽或名譽人 格,已逾一般人可合理忍受之範圍,並因而貶損本案告訴人 之平等主體地位,甚至自我否定其人格尊嚴,實堪存疑。此 外,本案並不涉及對於性別等弱勢身分之貶抑,從而,被告 所為舉動,即難認屬結構性強勢對弱勢群體身分或資格之貶 抑。  ㈢依偵查中就案發當時現場監視錄影檔案勘驗結果,可知被告 與本案告訴人雖係於馬路旁等公眾場合當面發生爭執,然除 被告與本案告訴人外,並未見有其他與聞者,被告所為舉動 ,歷時甚短,且屬短暫、瞬間而非反覆、持續出現之恣意謾 罵或攻訐,與透過網路發表或以電子通訊方式散布等較具有 持續性、累積性或擴散性之侮辱性言論或舉動相較,依社會 共同生活之一般通念,資為判斷,尚難認已對他人造成精神 上痛苦,並足以對其心理狀態或生活關係造成不利影響,甚 至自我否定其人格尊嚴,自無從認被告之舉動已逾一般人可 合理忍受之限度而得以刑法處罰之。  ㈣綜合上情,被告於上開爭執發生時,雖因一時氣憤而丟擲泥 土,尚難認係直接針對本案告訴人名譽予以恣意攻擊,而具 有故意貶損告訴人之社會名譽或名譽人格之主觀犯意,亦難 認已使本案告訴人之社會評價受到損害,揆諸前揭司法院憲 法法庭判決意旨,尚難認被告所為該當於刑法第309條第2項 之以強暴犯公然侮辱罪。本案經本院審理結果,認原判決就 檢察官所舉各項證據,已逐一剖析,參互審酌,並敘明其取 捨證據及得心證之理由,核與經驗法則及論理法則無違,原 判決為無罪之諭知,核無不當,應予維持。檢察官上訴仍執 原審已詳予斟酌之證據,對於原判決已說明事項及屬原審採 證認事職權之適法行使,逕為相異之評價,復未提出其他積 極證據證明被告確有公訴意旨所指以強暴公然侮辱之犯行, 尚難說服本院推翻原判決,另為不利於被告之認定,其上訴 為無理由,應予駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第373條、第368條,判決如主文。 本案經檢察官李允煉聲請簡易判決處刑,檢察官張建偉提起上訴 ,檢察官蔡佩容到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  12  日          刑事第十五庭 審判長法 官 陳芃宇                    法 官 曹馨方                    法 官 林彥成 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                    書記官 吳昀蔚 中  華  民  國  114  年  3   月  12  日

2025-03-12

TPHM-113-上易-1720-20250312-1

上訴
臺灣高等法院

洗錢防制法等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第5248號 上 訴 人 即 被 告 宋廷諺 選任辯護人 吳典哲律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件,不服臺灣桃園地方 法院113年度審金訴字第456號,中華民國113年7月16日第一審判 決(起訴案號:臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第55118號、第 55121號、第55829號、第60369號、第60493號;移送併辦案號: 臺灣桃園地方檢察署113年度偵字第20號、第889號、第5950號、 第12895號),提起上訴,本院判決如下:   主 文 原判決關於刑之部分撤銷。 上開撤銷部分,處有期徒刑陸月,併科罰金新臺幣壹萬元,罰金 如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。   事實及理由 一、本院審理範圍:   按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之,刑 事訴訟法第348條第3項定有明文。原審判決後,上訴人即被 告宋廷諺不服原判決提起上訴,嗣於本院審理程序時,陳明 其對於原判決所認定之犯罪事實、論罪及不予沒收部分,均 不上訴(見本院卷第122頁),並具狀撤回關於犯罪事實、 論罪及不予沒收部分之上訴,有刑事撤回上訴狀在卷可憑( 見本院卷第133頁),是本院審理範圍僅限於原判決關於被 告之刑部分,不及於原判決所認定關於被告之犯罪事實、論 罪及不予沒收等其他部分,故此部分認定,均引用第一審判 決書記載之事實、證據及理由(如附件)。 二、新舊法比較:   本件原審判決後,洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布 ,除第6條、第11條外,於113年8月2日施行,經綜合比較洗 錢防制法修正前第14條第1項、第3項之規定與修正後第19條 第1項規定及107年11月9日、112年6月16日、113年8月2日公 布施行之洗錢防制法有關自白減刑之規定後,以上訴人行為 時(112年5月間)有效施行之107年11月9日洗錢防制法對其 最為有利,依刑法第2條第1項從舊、從輕之適用法律原則, 仍應適用上訴人行為時之洗錢防制法論處。 三、刑之減輕事由:  ㈠被告提供名下帳戶之行為,係對正犯資以助力而實施犯罪構 成要件以外之行為,為幫助犯,應依刑法第30條第2項規定 ,按正犯之刑減輕之。  ㈡查被告於偵查中及原審審理時雖否認有為洗錢之犯行,然於 本院審理時終能坦承犯行(見本院卷第122、125至129頁) ,是就被告所犯幫助洗錢罪之犯行,應依107年11月9日公布 施行(即112年6月16日生效施行前)洗錢防制法第16條第2 項規定減輕其刑,並依法遞減輕之。  ㈢被告雖請求按刑法第59條之規定減輕其刑等語(見本院卷第1 31、136頁)。惟按刑法第59條所謂「犯罪之情狀可憫恕」 ,係指裁判者審酌第57條各款所列事項以及其他一切與犯罪 有關之情狀之結果,認其犯罪足堪憫恕者而言,即必於審酌 一切之犯罪情狀,在客觀上顯然足以引起一般同情,認為縱 予宣告法定最低刑度猶嫌過重者,始有其適用(最高法院38 年台上字第16號、45年台上字第1165號及51年台上字第899 號判例意旨)。查被告固僅係幫助犯,然其所為,造成本案 被害人或告訴人共9人,合計受有新臺幣(下同)372萬6,25 0元之鉅額損害,且迄今未與本案被害人或告訴人達成和解 ,亦未賠償其等所受損害,已難認被告犯罪情節輕微,況且 近年來詐騙猖獗,已嚴重影響人民財產安全,被告所為犯行 在客觀上顯無何情堪憫恕之情狀,於依刑法第30條第2項及0 00年00月0日生效施行之洗錢防制法第16條第2項規定遞減輕 其刑後,尤難認有何情輕法重可言,自無從依刑法第59條規 定予以酌減其刑。 四、撤銷改判及量刑理由:  ㈠原審就被告所犯幫助洗錢罪,予以科刑,固非無見。惟查:  ⒈第一審判決之科刑事項,如有具體理由認有裁量不當,第二 審法院得予以撤銷。所謂「科刑事項之裁量不當」,包括如 未依行為責任之輕重科以刑罰,亦即不重視犯罪所生危險或 損害、犯罪手段及犯罪動機、目的等犯罪情狀,即科處與行 為人之行為責任不相當之刑罰,而違反罪刑相當原則之情形   ;或於個案事實之本質相同時,科以相異之刑罰,為無正當 理由之差別待遇,導致科刑顯失公平,而違反平等原則,例 如量刑嚴重偏離類似案件之量刑行情,卻未具體說明理由等 。  ⒉刑事案件量刑及定執行刑參考要點第16點規定:「量刑宜一 併具體考量各類犯罪之量刑因子,參酌司法院量刑資訊系統 、量刑趨勢建議系統及量刑審酌事項參考表之建議而為妥適 裁量。」第17點規定:「法院宜參考量刑資訊系統,審酌實 務上類似案件之平均刑度、最高刑度、最低刑度及量刑分布 全貌。如有顯著偏離,法院宜為說明,以排除裁量結果係因 非理性之主觀因素所致之量刑歧異。」從而,法院自得以量 刑資訊系統之量刑因子作為檢索條件,並以其檢索結果作為 刑度裁量之參考依據。  ⒊量刑資訊系統係彙整過去判決的量刑結果,結合刑事審判、 統計、資訊專業,從各類犯罪的判決書中,就量刑因子進行 編碼,使用者輸入欲查詢的量刑事由後,系統會自動檢索相 關判決,提供過往判決符合查詢條件的量刑分布區間,包括 最低刑度、平均刑度、最高刑度、刑種全貌圖及量刑分布統 計圖,屬於實然面的量刑資訊。質言之,量刑資訊系統之檢 索結果,係過去司法實務對於類似案件之量刑行情,具有回 顧過去之效果。上開系統所檢索之案件事實與各個具體案件 並非完全相同,且亦難以涵蓋具體個案中之所有量刑因子, 為避免上開系統產生定錨效應,甚至取代法院量刑裁量之判 斷,產生侵害審判核心之疑慮,法院量刑時應綜合考量所有 科刑證據及量刑因子,而上開系統僅屬量刑之輔助工具,作 為法院量刑裁量之參考資料,其檢索結果僅供參考之用,對 法院並無拘束力,法院亦不得以其檢索結果作為量刑裁量之 唯一依據,是尚不得僅因所量處之刑度並未落於上開系統檢 索出來之刑度區間,即指摘法院量刑有何裁量不當之情。惟 倘法院所裁量之刑度與上開系統之檢索結果嚴重偏離,卻未 具體說明理由,足認法院所為之量刑已明顯背離司法實務對 於類似案件之量刑行情,且達到科刑顯失公平之程度者,即 已違反平等原則,而屬裁量濫用。  ⒋經本院為被告利益,依職權查詢事實型量刑資訊系統,以與 本案類似之社會事實(被害金額逾100萬元、行為人無類似 詐欺犯罪前案、行為人是否取得報酬不詳或未提及、審判中 坦承犯罪)作為檢索條件,其檢索結果為最低刑度有期徒刑 2月、平均刑度有期徒刑4.2月、最高刑度有期徒刑10月。惟 原審就被告本件犯行量處有期徒刑2年9月,已大幅高於司法 實務對於類似案件之量刑行情,復未具體說明偏離量刑行情 之理由,其科刑顯失公平,自已違反平等原則;況被告係因 一時失慮提供本案帳戶供不法人士使用,且僅提供1個帳戶 供詐騙集團使用,惟至本案告訴人及被害人所受損害合計固 達300餘萬元,然查無證據足認被告從中獲取任何報酬或利 益,原審未斟酌及此,所量處之刑度甚高,已與被告所應負 擔之行為責任顯不相當,自亦違反罪刑相當原則,而有裁量 濫用之情。  ⒌又被告於本院審判中業已坦承犯行,應依000年00月0日生效 施行之洗錢防制法第16條第2項規定,減輕其刑,原審未及 適用上開規定減刑,容有未恰。  ⒍綜上,被告據此上訴指摘原判決量刑過重,為有理由,原判 決關於刑之部分既有前揭可議之處,自屬無可維持,應由本 院將原判決刑之部分,予以撤銷改判。  ㈡爰以行為人責任為基礎,審酌被告將其所申辦之銀行帳戶資 料提供他人作為犯罪工具,造成偵查犯罪之困難度,並使幕 後主嫌得以逍遙法外,非但破壞社會治安,亦危害金融秩序 ;兼衡被告雖於偵查中及原審審理時否認犯行,然於本院審 理中終能坦認全部犯行,惟並未與本案被害人或告訴人達成 和解或賠償其等所受損失之犯後態度;另斟酌被告犯罪之動 機、目的、手段與情節、提供之帳戶數量單一、本案告訴人 或被害人所受損害合計高達372萬6,250元、被告並無實際利 得,兼衡其自述之智識程度及家庭經濟、生活狀況(見本院 卷第130頁),暨其並無前科紀錄之素行(見本院卷第115頁 所附之本院被告前案紀錄表)等一切情狀,量處如主文第2 項所示之刑,並就併科罰金刑部分,諭知易服勞役之折算標 準。  ㈢被告固請求宣告緩刑等語(見本院卷第131頁)。而其雖未曾 因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告,此有卷附本院被告前 案紀錄表可按。然審酌被告於偵查中及原審審理時否認犯行 、遲至本院審理時始坦承犯行之犯後態度,且被告所為造成 本案被害人或告訴人合計受有372萬6,250元之鉅額損害,且 迄今未與本案被害人或告訴人達成和解,亦未賠償其等所受 損害,難認被告所受刑之宣告以暫不執行為適當,自不宜宣 告緩刑,併予指明。 五、末查,臺灣桃園地方檢察署檢察官以告訴人許郁苓受詐欺集 團詐欺,將款項匯入本件被告提供予詐欺集團之同一本案帳 戶,被告此部分幫助詐欺取財、幫助洗錢犯行,與起訴經原 判決論罪科刑部分,具有想像競合犯之裁判上一罪關係,為 起訴效力所及,於原審宣判後,以113年度偵字第31032號移 送併辦意旨書移送併辦(見原審卷第193至195頁)。然本案 檢察官未提起上訴,且被告明示僅對原判決科刑部分上訴, 本院審理範圍不及於被告未上訴之犯罪事實,縱上開移送併 辦之部分,與本件具有想像競合犯之裁判上一罪關係,本院 仍無從併予審理,應退回檢察官依法處理,附此敘明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第373條、第369條第1項前段、第364 條、第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官蔡孟庭提起公訴及移送併辦,檢察官周彤芬移送併 辦,檢察官蔡佩容到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  12  日          刑事第十五庭 審判長法 官 陳芃宇                    法 官 曹馨方                    法 官 林彥成 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 吳昀蔚 中  華  民  國  114  年  3   月  12  日 附錄:本案論罪科刑法條全文 中華民國刑法第30條 (幫助犯及其處罰) 幫助他人實行犯罪行為者,為幫助犯。雖他人不知幫助之情者, 亦同。 幫助犯之處罰,得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條 (普通詐欺罪) 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條(修正前) 有第二條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-03-12

TPHM-113-上訴-5248-20250312-1

上訴
臺灣高等法院

毒品危害防制條例等

臺灣高等法院刑事裁定 113年度上訴字第4205號 聲 請 人 葉儷璇 上 訴 人 即 被 告 林家緯 選任辯護人 黃義偉律師 上 訴 人 即 被 告 葉哲豪 選任辯護人 劉正穆律師 上 訴 人 即 被 告 王耀穎 住○○市○○區○○○路○段00巷00○0 號0樓之0 選任辯護人 曾益盛律師 蔡宜峻律師 上列聲請人因被告等違反毒品危害防制條例等案件(本院113年 上訴字第4205號),聲請發還扣押物,本院裁定如下   主 文 扣案如附表所示之物應予發還葉儷璇。   理 由 一、聲請意旨略以:聲請人葉儷璇為被告林家緯之配偶,因被告 林家緯住家經搜索及扣押時,將聲請人所有如附表所示之手 機一併扣押在案,該手機平常為聲請人所使用,且與本案犯 罪事實並無關連,並非被告林家緯犯罪所使用之工具,爰依 刑事訴訟法第142條規定,聲請准予發還聲請人所有如附表 所示之手機。 二、按「可為證據或得沒收之物,得扣押之」、「扣押物若無留 存之必要者,不待案件終結,應以法院之裁定或檢察官命令 發還之;其係贓物而無第三人主張權利者,應發還被害人」 、「扣押物未經諭知沒收者,應即發還。但上訴期間內或上 訴中遇有必要情形,得繼續扣押之」,刑事訴訟法第133條 第1項、第142條第1項、第317條分別定有明文。所謂扣押物 無留存之必要,係指非得沒收之物,且又無留作證據之必要 而言。 三、經查,聲請人因被告林家緯違反毒品危害防制條例等案件, 如附表所示之手機前經扣押在案,有本院贓證物品保管單在 卷可參(本院卷第137頁);又該手機(含門號0000000000 號)為聲請人所有,業據被告林家緯供承在卷(見112年度 偵字第28046號卷二第225頁),並有扣案物照片(見112年 度偵字第28046號卷二第231頁)及上開行動電話門號資料查 詢結果(見本院卷第519頁)等件在卷可稽;而上開扣押物 未經原判決諭知沒收,檢察官及被告林家緯、葉哲豪及王耀 穎亦僅就原判決量刑部分提起上訴(本案業經本院以113年 上訴字第4205號審理終結在案),故關於沒收部分雖不在本 院審理範圍,然上開扣押物既非原判決所諭知應予沒收之物 ,且依本案卷證資料,亦未顯示上開扣押物有其他得予沒收 或可為證據之情形,本院因認該物無繼續留存之必要,聲請 人聲請發還上開扣押物,於法並無不合,應予准許,爰裁定 如主文所示。 據上論斷,依刑事訴訟法第142條第1項前段、第220條,裁定如 主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  11  日          刑事第十五庭 審判長法 官 陳芃宇                    法 官 曹馨方                    法 官 林彥成 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受送達後十日內向本院提出抗告狀。                    書記官 吳昀蔚 中  華  民  國  114  年  3   月  11  日 附表: 品名(依扣押物品目錄表所載) 編號 數量 備註 iphone 15 pro max(IMEI1:000000000000000、IMEI2:000000000000000、SIM:0000000000) D03 1支 法務部調查局航業調查處基隆調查站扣押物品目錄表(見112年度偵字第28046號卷一第123頁)、本院113年度保字第1716號(見本院卷第137頁)

2025-03-11

TPHM-113-上訴-4205-20250311-3

上訴
臺灣高等法院

毒品危害防制條例等

臺灣高等法院刑事裁定 113年度上訴字第5493號 上 訴 人 即 被 告 吳詠君 選任辯護人 廖乙潔律師 陳昱名律師 上列上訴人即被告因違反毒品危害防制條例等案件,本院裁定如 下:   主 文 吳詠君羈押期間,自民國一百十四年三月十四日起,延長貳月。   理 由 一、查上訴人即被告吳詠君因違反毒品危害防制條例等案件,前 經本院認為其涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與 犯罪組織罪、毒品危害防制條例第4條第2項之運輸第二級毒 品罪、懲治走私條例第2條第1項之私運管制物品進口罪,犯 罪嫌疑重大,有刑事訴訟法第101條第1項第1款、第2款、第 3款、同法第101條之1第1項第10款之羈押原因及必要性,乃 裁定自民國113年10月14日起執行羈押,復自114年1月14日 第一次延長羈押2月,2個月羈押期間即將屆滿。 二、按被告經法官訊問後,認為犯罪嫌疑重大,所犯為死刑、無   期徒刑或最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪,有相當理由認 為有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞, 非予羈押,顯難進行追訴、審判或執行者,得羈押之,刑事   訴訟法第101條第1項第3款定有明文。再按被告經法官訊問 後,認為犯毒品危害防制條例第4條第1項至第4項之罪,其 嫌疑重大,有事實足認為有反覆實行同一犯罪之虞,而有羈 押之必要者,得羈押之,刑事訴訟法第101條之1第1項第10 款亦定有明文。 三、經本院訊問被告後,審酌全案情節、相關事證、訴訟進行程 度及其他一切情事,認被告犯共同運輸第二級毒品罪(共2 罪),經原審分別判處有期徒刑11年、10年6月,應執行有 期徒刑13年,被告犯罪嫌疑自屬重大,現由本院審理中,且 所犯運輸第二級毒品罪,為最輕本刑10年以上有期徒刑之罪 ,衡諸重罪常伴有逃亡之高度可能,係趨吉避凶、脫免刑責 、不甘受罰之基本人性,且被告為香港籍人士,在臺灣無固 定居所,依客觀社會通念合理判斷,已足認被告於本案亦有 逃亡之高度可能,而有相當理由認為其有逃亡之虞;且考量 被告經原判決事實欄認定於短時間內兩次運輸第二級毒品之 犯行,足認被告有反覆實施運輸毒品犯罪之虞,如僅命具保 、責付或限制住居等侵害較小之手段,尚不足以確保將來審 判或執行程序之順利進行,經權衡國家刑事司法權之有效行 使、社會秩序及公共利益、被告人身自由之私益及防禦權受 限制之程度,仍有繼續羈押之必要,應自114年3月14日起, 延長羈押2月。 據上論斷,應依刑事訴訟法第108條第1項、第5項,裁定如主文 。 中  華  民  國  114  年  3   月  4   日          刑事第十五庭 審判長法 官 陳芃宇                    法 官 曹馨方                    法 官 林彥成 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受送達後十日內向本院提出抗告狀。                    書記官 吳昀蔚 中  華  民  國  114  年  3   月  4   日

2025-03-04

TPHM-113-上訴-5493-20250304-3

臺灣高等法院

聲請定其應執行刑

臺灣高等法院刑事裁定 114年度聲字第348號 聲 請 人 臺灣高等檢察署檢察官 受 刑 人 張富誠 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(聲請案號:臺灣高等檢察署114年度執聲字第198號),本院 裁定如下:   主 文 張富誠犯如附表所示各罪所處之刑,應執行有期徒刑伍年拾月。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人張富誠因毒品危害防制條例等數罪, 先後經判決確定如附表,應依刑法第53條、第50條第1項但 書、第2項、第51條第5款規定,定其應執行之刑,爰依刑事 訴訟法第477條第1項聲請裁定等語。 二、按數罪併罰,有二裁判以上者,依刑法第51條之規定,定其 應執行之刑,同法第53條定有明文。又刑法第50條第1項但 書雖規定裁判確定前犯數罪而有「一、得易科罰金之罪與不 得易科罰金之罪。二、得易科罰金之罪與不得易服社會勞動 之罪。三、得易服社會勞動之罪與不得易科罰金之罪。四、 得易服社會勞動之罪與不得易服社會勞動之罪」之情形者, 不得併合處罰,但於該條第2項仍設有「前項但書情形,受 刑人請求檢察官聲請定應執行刑者,依第51條規定定之」之 例外規定,賦予受刑人選擇仍按刑法第51條規定以定執行刑 之權利。 三、經查:  ㈠受刑人因犯如附表所示各罪,經臺灣桃園地方法院、臺灣基 隆地方法院及本院分別判處如附表所示之刑確定在案,各罪 均係在附表編號1所示之罪判決確定前所犯,本院復為附表 所示案件犯罪事實最後判決之法院,有相關刑事判決書及本 院被告前案紀錄表附卷可稽(見本院卷第17至125頁)。其 中受刑人所犯如附表編號1所處之刑得易科罰金,附表編號2 所處之刑則不得易科罰金但得易服社會勞動,附表編號3所 處之刑則不得易科罰金亦不得易服社會勞動,原不得合併定 應執行刑,然受刑人已請求檢察官聲請合併定應執行刑,有 臺灣桃園地方檢察署依102年1月23日修正之刑法第50條調查 受刑人是否聲請定應執行刑調查表在卷可佐(見本院卷第11 頁),合於刑法第50條第2項之規定,本院審核認聲請為正 當,應定其應執行之刑。  ㈡爰審酌受刑人所犯如附表所示各罪,分別為持有第三級毒品 罪(共1罪)、加重詐欺罪(共1罪)、販賣第三級毒品罪( 共14罪),罪質並不全然相同,其中販賣第三級毒品罪部分 犯罪態樣及手段近似,而犯罪期間則集中在民國109年10月8 日至同年12月31日間,另所犯持有第三級毒品罪之犯罪期間 亦在109年10月間,而所犯加重詐欺罪之犯罪期間則在110年 10月間,審酌受刑人行為時所呈現之主觀惡性與犯罪危害程 度、應予整體非難之評價程度,復審酌受刑人所犯各罪之犯 罪情節所顯示之人格特性及考量法律規範之目的及受刑人之 意見(見本院卷第135頁)等情,而於各刑中之最長期(即 有期徒刑3年6月)以上、就附表編號1、2部分前定之執行刑 (即有期徒刑7月)加計編號3部分前定之執行刑(即有期徒 刑5年6月)之總和(即有期徒刑6年1月)以下,爰定其應執 行之刑如主文所示。  ㈢刑事訴訟法第477條第1項規定,依法應定應執行刑之案件, 須由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官向 該法院聲請裁定。受聲請法院之審查及裁定範圍,自應以檢 察官所聲請者為限,檢察官就數罪中之何部分聲請定應執行 刑,屬其職權之行使,法院尚無審酌之餘地,倘檢察官之聲 請符合數罪併罰合併定應執行刑之規定,法院即應准予定刑 ,至檢察官未聲請定應執行刑之案件,基於不告不理原則, 法院無從擴張檢察官聲請範圍,一併為裁定。因此,受刑人 雖表示等全部判完合併等語(見本院卷第135頁),惟檢察 官既未聲請,本院即無審酌之餘地,而本件檢察官之聲請, 於法並無不合,本院即應准予定刑。受刑人如認其他案件與 本案附表所示各罪合於數罪併罰之要件,日後仍得請求檢察 官就各該案件所示之罪與附表所示各罪聲請法院合併定其應 執行刑,併予指明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第477條第1項,刑法第50條第1項第1 款、第2項、第53條、第51條第5款,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日          刑事第十五庭 審判長法 官 陳芃宇                    法 官 曹馨方                    法 官 林彥成 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受送達後十日內向本院提出抗告狀。                    書記官 吳昀蔚 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日

2025-02-27

TPHM-114-聲-348-20250227-1

臺灣高等法院

聲請定其應執行刑

臺灣高等法院刑事裁定 114年度聲字第167號 聲 請 人 臺灣高等檢察署檢察官 受 刑 人 屈鵬瑞 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(聲請案號:臺灣高等檢察署114年度執聲字第75號),本院 裁定如下:   主 文 屈鵬瑞犯如附表所示各罪所處之刑,其中有期徒刑部分,應執行 有期徒刑柒月。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人屈鵬瑞因詐欺等數罪,先後經判決確 定如附表,應依刑法第53條、第51條第5款,定其應執行之 刑,爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定等語。 二、按裁判確定前犯數罪者,併合處罰之;數罪併罰有二以上裁 判者,依第51條之規定,定其應執行之刑;數罪併罰,分別 宣告其罪之刑,宣告多數有期徒刑者,於各刑中之最長期以 上,各刑合併之刑期以下,定其刑期,但不得逾30年,刑法 第50條第1項前段、第53條及第51條第5款定有明文。 三、經查:  ㈠受刑人因犯如附表所示各罪,經本院分別判處如該附表所示 之刑確定在案,各罪均係在該附表編號1所示之罪判決確定 前所犯,本院復為附表所示案件犯罪事實最後判決之法院, 有相關刑事判決書及本院被告前案紀錄表附卷可稽(見本院 卷第11至105頁)。茲檢察官聲請就附表所示之罪所處有期 徒刑部分,定其應執行刑,本院審核認其聲請為正當,應予 准許。  ㈡爰審酌受刑人所犯如附表編號1所示之罪為幫助洗錢罪,附表 編號2所示之罪,則為加重詐欺取財罪,罪質雖雷同,惟犯 罪態樣及手段則有所提升及不同,犯罪時間在民國109年2月 及9月,犯罪時間有所區隔,審酌受刑人行為時所呈現之主 觀惡性與犯罪危害程度、應予整體非難之評價程度,復審酌 受刑人所犯各罪之犯罪情節所顯示之人格特性及考量法律規 範之目的等情,而於各刑中之最長期(即有期徒刑6月)以 上、各刑之總和(即有期徒刑9月)以下,爰定其應執行之 刑如主文所示。 據上論斷,應依刑事訴訟法第477條第1項,刑法第50條第1項前 段、第53條、第51條第5款,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日          刑事第十五庭 審判長法 官 陳芃宇                    法 官 曹馨方                    法 官 林彥成 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受送達後十日內向本院提出抗告狀。                    書記官 吳昀蔚 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日

2025-02-27

TPHM-114-聲-167-20250227-1

臺灣高等法院

聲請定其應執行刑

臺灣高等法院刑事裁定 114年度聲字第225號 聲 請 人 臺灣高等檢察署檢察官 受 刑 人 薛佳盈 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(聲請案號:臺灣高等檢察署114年度執聲字第105號),本院 裁定如下:   主 文 薛佳盈犯如附表所示各罪所處之刑,其中有期徒刑部分,應執行 有期徒刑伍年。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人薛佳盈因詐欺等數罪,先後經判決確 定如附表,應依刑法第53條、第50條第1項第1款、第2項、 第51條第5款規定,定其應執行之刑,爰依刑事訴訟法第477 條第1項聲請裁定等語。 二、按數罪併罰,有二裁判以上者,依刑法第51條之規定,定其 應執行之刑,同法第53條定有明文。又刑法第50條第1項但 書雖規定裁判確定前犯數罪而有「一、得易科罰金之罪與不 得易科罰金之罪。二、得易科罰金之罪與不得易服社會勞動 之罪。三、得易服社會勞動之罪與不得易科罰金之罪。四、 得易服社會勞動之罪與不得易服社會勞動之罪」之情形者, 不得併合處罰,但於該條第2項仍設有「前項但書情形,受 刑人請求檢察官聲請定應執行刑者,依第51條規定定之」之 例外規定,賦予受刑人選擇仍按刑法第51條規定以定執行刑 之權利。 三、經查:  ㈠受刑人因犯如附表所示各罪,經臺灣橋頭地方法院及本院分 別判處如附表所示之刑確定在案,各罪均係在附表編號1所 示之罪判決確定前所犯,本院復為附表所示案件犯罪事實最 後判決之法院,有相關刑事判決書及本院被告前案紀錄表附 卷可稽(見本院卷第15至199頁)。其中受刑人所犯如附表 編號1、2、4、5所處之刑得易科罰金,附表編號3所處之刑 則不得易科罰金但得易服社會勞動,附表編號6所處之刑則 不得易科罰金亦不得易服社會勞動,原不得合併定應執行刑 ,然受刑人已請求檢察官聲請合併定應執行刑,有臺灣臺北 地方檢察署依102年1月23日修正之刑法第50條調查受刑人是 否聲請定應執行刑調查表在卷可佐(見本院卷第13頁),合 於刑法第50條第2項之規定,本院審核認聲請為正當,應定 其應執行之刑。  ㈡爰審酌受刑人所犯如附表所示各罪,分別為詐欺罪(共16罪 )、洗錢罪(共1罪)、偽造文書罪(共2罪),罪質並不全 然相同,其中詐欺罪部分犯罪態樣及手段近似,而犯罪期間 則自民國105年5月25日至111年1月10日長達超過5年半,另 所犯洗錢、偽造文書等罪之犯罪期間則在110年3月間及108 年6至9月間,審酌受刑人行為時所呈現之主觀惡性與犯罪危 害程度、應予整體非難之評價程度,復審酌受刑人所犯各罪 之犯罪情節所顯示之人格特性及考量法律規範之目的及受刑 人之意見(見本院卷第207頁)等情,而於各刑中之最長期 (即有期徒刑1年10月)以上、就附表編號1至3部分前定之 執行刑(即有期徒刑1年10月)加計編號4部分前定之執行刑 (即有期徒刑6月)、編號5部分前定之執行刑(即有期徒刑 1年2月)、編號6部分之宣告刑(即有期徒刑1年10月及7月 )之總和(即有期徒刑5年11月)以下,爰定其應執行之刑 如主文所示。 據上論斷,應依刑事訴訟法第477條第1項,刑法第50條第1項第1 款、第2項、第53條、第51條第5款,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日          刑事第十五庭 審判長法 官 陳芃宇                    法 官 曹馨方                    法 官 林彥成 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受送達後十日內向本院提出抗告狀。                    書記官 吳昀蔚 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日

2025-02-27

TPHM-114-聲-225-20250227-1

臺灣高等法院

聲明異議

臺灣高等法院刑事裁定 114年度聲字第104號 聲明異議人 即 受刑人 夏邦益 上列聲明異議人即受刑人因違反洗錢防制法等案件,對臺灣士林 地方檢察署檢察官之執行指揮(113年執再字第363號)聲明異議 ,本院裁定如下:   主 文 聲明異議駁回。   理 由 一、聲明異議意旨略以:執行檢察官雖主張聲明異議人即受刑人 夏邦益(下稱受刑人)不得易服社會勞動,惟受刑人符合刑 法第41條第2、3項之規定,得以提供社會勞動6小時折算有 期徒刑1日。又本件確定判決理由欄業已載明受刑人「應依 洗錢防制法第16條第2項之規定,減輕其刑」,顯見受刑人 深有悔意,應可再給予受刑人一次機會,讓其易服社會勞動 。再查,受刑人並非完全未履行社會勞動,且僅延期一次, 確實因工作之故,未能於期限內履行完社會勞動時數,並非 故意不為,確實情有可原,此外,原應執行之刑罰為有期徒 刑3月,但受刑人已易服社會勞動486小時可折抵刑期81日, 入監時間僅剩10日不到,實無入監服刑之必要,懇請給予受 刑人再一次易服社會勞動之機會,補足甚至加倍社會勞動時 數亦均可。受刑人實非故意不履行社會勞動,懇請考量受刑 人身心狀況確實不佳,倘入監服刑,身心狀況恐更加惡化, 請明察云云。 二、按受刑人或其法定代理人或配偶以檢察官執行之指揮為不當 者,得向諭知該裁判之法院聲明異議,刑事訴訟法第484條 定有明文。次按受6月以下有期徒刑之宣告,不符易科罰金 之規定者,得易服社會勞動。易服社會勞動履行期間,不得 逾1年;履行期間屆滿仍未履行完畢者,應執行原宣告之自 由刑,刑法第41條第3項、第5項、第6項亦定有明文。準此 ,經法院判處6月以下有期徒刑且不得易科罰金之刑事確定 案件,可否以易服社會勞動之方式執行,係立法者賦予執行 檢察官依具體個案,考量犯罪特性、情節及受刑人個人特殊 事由,據以審酌應否准予易服社會勞動之裁量權,僅於發生 違法裁量或有裁量瑕疵時,法院始有介入審查之必要,如執 行檢察官已具體說明理由,且未有逾越法律授權、專斷等濫 用權力之情事,自不得遽謂執行檢察官之執行指揮為不當。 三、經查:  ㈠受刑人因違反洗錢防制法等案件,經臺灣士林地方法院以111 年度金訴字第336號判處罪刑後,經檢察官上訴,嗣由本院 以112年度上訴字第1322號判決將原判決撤銷,改判處受刑 人有期徒刑3月,併科罰金新台幣2萬元,於民國112年7月17 日判決確定在案,有上開刑事判決書在卷可按(見本院卷第 37至54頁)。又上開案件嗣經臺灣士林地方檢察署檢察官以 該署112年度執字第3666號准予易服社會勞動,應履行時數 為546小時,履行期間為1年,即自112年10月17日至113年10 月16日止,受刑人迄113年10月8日僅履行432小時,尚不足1 14小時,經其向士林地檢署檢察官聲請延長,檢察官准予延 長1個月至同年11月16日,然受刑人嗣至同年11月16日止計 履行486小時,仍有不足,受刑人續於同年11月12日向檢察 官聲請展延,經檢察官以「本件所給予之期間足以履行完成 ,且又無刑事訴訟法第467條及其他不可歸責事由」為由, 否准所請,該署觀護人於同年11月20日以受刑人未履行完成 且「具狀表明不願履行社會勞動而請求入監服刑」為由,簽 報終結觀護,經檢察官於同年月22日核閱批准撤銷易服社會 勞動,並以本件執行命令通知受刑人於同年12月24日上午10 時到署執行原宣告之剩餘刑期(社會勞動486小時,折抵刑 期81日)等情,業經本院調閱臺灣士林地方檢察署112年度 執字第3666號、112年度刑護勞字第201號及113年度執再字 第363號案件全卷查核無訛。  ㈡受刑人於112年9月18日到庭聲請有期徒刑易服社會勞動,並 於同日簽署「易服社會勞動聲請須知及聲請書」、「聲請易 服社會勞動聲請人基本資料表與切結書」、「履行社會勞動 應行注意及遵守事項與切結書」及於履行期間屆滿未能完成 勞動時數時請求放棄社會勞動之「臺灣士林地方檢察署刑事 聲請狀」等文件,有執行筆錄及上開文件可稽(見112年度 執字第3666號卷、112年度刑護勞字第201號卷)。觀諸「易 服社會勞動聲請須知及聲請書」第一點即載明該案係「不得 聲請易科罰金及得聲請易服社會勞動之案件」,並於第三點 畫底線載明:應執行之刑未逾6月者,履行期間不得逾1年; 「履行社會勞動應行注意及遵守事項與切結書」壹、二亦明 確記載:履行期間屆滿,指定之社會勞動時數仍未履行完畢 者,得依法撤銷社會勞動,除罰金刑案件可一次完納罰金或 得易科罰金案件可聲請易科罰金並一次完納外,執行原宣告 之徒刑拘役或勞役;前揭「聲請狀」也載明:本人於以下情 形,請求放棄社會勞動,所餘時數改依本案判決得易科罰金 者完納罰金,如無力完納改入監服刑,不得易科罰金者入監 服刑;1.於履行期間內,無故3次未到者。......3.於履行 期間屆滿未能完成勞動時數時。依上所述,堪認受刑人於聲 請上述易刑時,業已就易服社會勞動應遵循之前揭事項,知 悉甚詳,則揆前開規定及說明,檢察官准予受刑人易服社會 勞動,履行期間以1年即112年10月17日至113年10月16日止 ,洵屬適法,受刑人自應依其所簽署之前開文件、切結書所 示為履行。  ㈢受刑人履行易服社會勞動期間,迭經檢察官於112年12月11日 以士檢迺循112刑護勞201字第1129071666號、113年1月12日 以士檢迺循112刑護勞201字第1139000245號、同年5月8日以 士檢迺循112刑護勞201字第1139026245號、同年6月11日以 士檢迺循112刑護勞201字第1139034078號等函,告誡受刑人 應改善履行狀況,歷次函文亦均明載履行期間為112年10月1 7日至113年10月16日,期間觀護人數次電話聯繫受刑人注意 履行時數不足的問題,受刑人亦曾答覆以會盡力出席施做等 情,有前開各函、送達證書、士林地檢署觀護人觀護輔導紀 要在卷可參(見112年度刑護勞字第201號卷),已見受刑人 於履行期間,多次無正當理由未積極履行社會勞動,對於履 行社會勞動之認知及態度不佳。而受刑人第一次聲請展延履 行期限,斯時剩餘時數為114小時,如以1天6小時計,19日 即可履行完畢,檢察官審酌其未有入監紀錄允許延長履行時 間1月,時間應屬綽綽有餘,詎受刑人猶未把握延長期限, 於第1次展延期限內積極履行社會勞動時數,俾免發生撤銷 易刑、入監執行之效果,至113年11月16日止,展延1月內仍 僅履行54小時,尚餘60小時未履行,再以其個人工作時間、 家庭負擔等事由,向檢察官提出第2次聲請展延履行期限, 受刑人本已逾前揭刑法規定之履行期間,則檢察官以「本件 所給予之期間足以履行完成,且又無刑事訴訟法第467條及 其他不可歸責事由」等情為由,否准其第2次展延聲請,而 依前揭規定,以本件執行命令通知其報到入監執行剩餘刑期 原宣告之徒刑,難謂有何逾越法律授權、專斷等濫用權力之 情事,自難認該執行指揮有何違法或不當之處。   ㈣受刑人雖以其係因個人工作時間難以配合履行完畢,其身心 狀況也不宜入獄服刑云云,惟受刑人未於期限內履行社會勞 動完畢,檢察官依上揭事由否准其第二次展延易服社會勞動 之聲請亦未濫用權限,自不得執上開個人事由任意指摘本件 執行命令為違法。 四、綜上所述,本件檢察官考量受刑人未依刑法規定及其切結應 遵行履行時間之1年內,履行易服社會勞動完畢,准允展延1 月仍未積極從事,且無刑事訴訟法第467條及其他不可歸責 事由,否准受刑人第2次展延之聲請,並以本件執行命令通 知受刑人入監執行剩餘刑期,已具體說明不准易服社會勞動 之理由,洵屬有據,並無逾越法律授權或恣意專斷等濫用權 力之情事,尚難認有何執行指揮不當之處,法院自應尊重其 裁量權限,而無從介入加以審查。從而,受刑人聲明異議, 為無理由,應予駁回。 據上論斷,依刑事訴訟法第486條,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日          刑事第十五庭 審判長法 官 陳芃宇                    法 官 曹馨方                    法 官 林彥成 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受送達後十日內向本院提出抗告狀。                    書記官 吳昀蔚 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日

2025-02-27

TPHM-114-聲-104-20250227-1

臺灣高等法院

聲請定其應執行刑

臺灣高等法院刑事裁定 114年度聲字第273號 聲 請 人 臺灣高等檢察署檢察官 受 刑 人 劉恩志 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(聲請案號:臺灣高等檢察署114年度執聲字第154號),本院 裁定如下:   主 文 劉恩志犯如附表所示各罪所處之刑,其中有期徒刑部分,應執行 有期徒刑柒年壹月。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人劉恩志因違反毒品危害防制條例等數 罪,先後經判決確定如附表,應依刑法第53條、第51條第5 款、第50條第1項第4款、第2項規定,定其應執行之刑,爰 依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定等語。 二、按數罪併罰,有二裁判以上者,依刑法第51條之規定,定其 應執行之刑,同法第53條定有明文。又刑法第50條第1項但 書雖規定裁判確定前犯數罪而有「一、得易科罰金之罪與不 得易科罰金之罪。二、得易科罰金之罪與不得易服社會勞動 之罪。三、得易服社會勞動之罪與不得易科罰金之罪。四、 得易服社會勞動之罪與不得易服社會勞動之罪」之情形者, 不得併合處罰,但於該條第2項仍設有「前項但書情形,受 刑人請求檢察官聲請定應執行刑者,依第51條規定定之」之 例外規定,賦予受刑人選擇仍按刑法第51條規定以定執行刑 之權利。 三、經查:  ㈠受刑人因犯如附表所示各罪,經臺灣新北地方法院及本院分 別判處如該附表所示之刑確定在案,各罪均係在該附表編號 1所示之罪判決確定前所犯,本院復為附表所示案件犯罪事 實最後判決之法院,有相關刑事判決書及本院被告前案紀錄 表附卷可稽(見本院卷第17至71頁)。其中受刑人所犯如附 表編號1所處之刑得易服社會勞動,附表編號2、3所處之刑 則不得易服社會勞動,原不得合併定應執行刑,然受刑人已 請求檢察官聲請合併定應執行刑,有定刑聲請切結書在卷可 佐(見本院卷第13頁),合於刑法第50條第2項之規定,本 院審核認聲請為正當,應定其應執行之刑。  ㈡爰審酌受刑人所犯如附表編號1所示之罪,為幫助洗錢罪(1 罪);附表編號2、3所示各罪,則均為販賣第一級毒品罪( 3罪),罪質並不全然相同,犯罪期間亦有所區隔,然其中 販賣第一級毒品罪部分犯罪態樣及手段近似,而犯罪期間則 集中在民國111年8月15日至同年9月1日間,審酌受刑人行為 時所呈現之主觀惡性與犯罪危害程度、應予整體非難之評價 程度,復審酌受刑人所犯各罪之犯罪情節所顯示之人格特性 ,及考量法律規範之目的及受刑人之意見等情,而於各刑中 之最長期(即有期徒刑4年2月)以上、就附表編號2、3部分 前定之執行刑(即有期徒刑7年)加計編號1部分之宣告刑( 即有期徒刑2月)之總和(即有期徒刑7年2月)以下,爰定 其應執行之刑如主文所示。 據上論斷,應依刑事訴訟法第477條第1項,刑法第50條第2項、 第53條、第51條第5款,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日          刑事第十五庭 審判長法 官 陳芃宇                    法 官 曹馨方                    法 官 林彥成 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受送達後十日內向本院提出抗告狀。                    書記官 吳昀蔚 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日

2025-02-27

TPHM-114-聲-273-20250227-1

臺灣高等法院

聲請定其應執行刑

臺灣高等法院刑事裁定 114年度聲字第403號 聲 請 人 臺灣高等檢察署檢察官 受 刑 人 李秋忠 (現於法務部○○○○○○○○○○○執行中) 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(聲請案號:臺灣高等檢察署114年度執聲字第234號),本院 裁定如下:   主 文 李秋忠犯如附表所示各罪所處之刑,其中有期徒刑部分,應執行 有期徒刑參年。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人李秋忠因違反毒品危害防制條例等數 罪,先後經判決確定如附表,應依刑法第53條、第50條第1 項但書、第2項、第51條第5款規定,定其應執行之刑,爰依 刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定等語。 二、按數罪併罰,有二裁判以上者,依刑法第51條之規定,定其 應執行之刑,同法第53條定有明文。又刑法第50條第1項但 書雖規定裁判確定前犯數罪而有「一、得易科罰金之罪與不 得易科罰金之罪。二、得易科罰金之罪與不得易服社會勞動 之罪。三、得易服社會勞動之罪與不得易科罰金之罪。四、 得易服社會勞動之罪與不得易服社會勞動之罪」之情形者, 不得併合處罰,但於該條第2項仍設有「前項但書情形,受 刑人請求檢察官聲請定應執行刑者,依第51條規定定之」之 例外規定,賦予受刑人選擇仍按刑法第51條規定以定執行刑 之權利。 三、經查:  ㈠受刑人因犯如附表所示各罪,經臺灣桃園地方法院、臺灣臺 南地方法院及本院分別判處如附表所示之刑確定在案,各罪 均係在附表編號1所示之罪判決確定前所犯,本院復為附表 所示案件犯罪事實最後判決之法院,有相關刑事判決書及本 院被告前案紀錄表附卷可稽(見本院卷第99至199頁)。其 中受刑人所犯如附表編號2、3、5、6、8、9、10、14所處之 刑得易科罰金,附表編號1、4、7、11、13、15所處之刑則 不得易科罰金亦不得易服社會勞動,附表編號12所處之刑則 不得易科罰金但得易服社會勞動,原不得合併定應執行刑, 然受刑人已請求檢察官聲請合併定應執行刑,有臺灣桃園地 方檢察署依102年1月23日修正之刑法第50條調查受刑人是否 聲請定應執行刑調查表在卷可佐(見本院卷第19頁),合於 刑法第50條第2項之規定,本院審核認聲請為正當,應定其 應執行之刑。  ㈡爰審酌受刑人所犯如附表所示各罪,分別為施用第一級或第 二級毒品罪(共17罪)、傷害罪(共1罪)、幫助洗錢罪( 共1罪),罪質並不全然相同,其中施用毒品罪部分犯罪態 樣及手段近似,而犯罪期間則自民國111年7月31日至112年7 月30日長達近一年,審酌受刑人行為時所呈現之主觀惡性與 犯罪危害程度、應予整體非難之評價程度,復審酌受刑人所 犯各罪之犯罪情節所顯示之人格特性及考量法律規範之目的 及受刑人之意見(見本院卷第161頁)等情,而於各刑中之 最長期(即有期徒刑8月)以上、就附表編號1至12部分前定 之執行刑(即有期徒刑2年)加計編號13、14部分之刑(即 有期徒刑7月、5月)及編號15部分前定之執行刑(即有期徒 刑1年7月)之總和(即有期徒刑4年7月)以下,爰定其應執 行之刑如主文所示。 據上論斷,應依刑事訴訟法第477條第1項,刑法第50條第1項第1 款、第2項、第53條、第51條第5款,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日          刑事第十五庭 審判長法 官 陳芃宇                    法 官 曹馨方                    法 官 林彥成 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受送達後十日內向本院提出抗告狀。                    書記官 吳昀蔚 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日

2025-02-27

TPHM-114-聲-403-20250227-1

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