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交簡
臺灣橋頭地方法院

公共危險

臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決  114年度交簡字第211號 聲 請 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 王欽鴻 上列被告因公共危險案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(114 年度速偵字第55號),本院判決如下:   主 文 王欽鴻駕駛動力交通工具而有吐氣所含酒精濃度達每公升零點二 五毫克以上情形,處有期徒刑參月,併科罰金新臺幣貳萬伍仟元 ,有期徒刑如易科罰金,罰金如易服勞役,均以新臺幣壹仟元折 算壹日。   事實及理由 一、本案犯罪事實及證據,除證據「高雄市政府警察局舉發違反 道路交通管理事件通知單」更正為「內政部警政署國道公路 警察局舉發違反道路交通管理事件通知單」,新增「車牌號 碼AVP-9306號自用小貨車車輛詳細資料報表」外,其餘均引 用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載(如附件)。 二、核被告王欽鴻所為,係犯刑法第185條之3第1項第1款之駕駛 動力交通工具而有吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上 情形罪。 三、爰以行為人之責任為基礎,審酌被告無視酒後不得駕車之禁 令,於飲用酒類後,吐氣所含酒精濃度達每公升0.29毫克之 情形下,仍貿然駕駛自用小貨車行駛於國道,嚴重影響道路 交通安全,實有不該;並考量其犯罪動機、目的、手段、本 次違法行為幸未肇生交通事故等情節;兼衡其自述國中畢業 之智識程度、小康之家庭經濟狀況;暨其如法院前案紀錄表 所示曾於民國107年間因酒後駕車案件經檢察官為緩起訴處 分之前科素行,及其坦承犯行之犯後態度等一切情狀,量處 如主文所示之刑,並諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服 勞役之折算標準,以資懲儆。 四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項, 逕以簡易判決處刑如主文。 五、如不服本判決,應於判決送達後20日內,向本院提出上訴狀 ,上訴於本院第二審合議庭(應附繕本)。 本案經檢察官郭郡欣聲請簡易判決處刑。 中  華  民  國  114  年  2   月  20  日             橋頭簡易庭 法 官 許欣如 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內,向本院提出上訴狀,上 訴於本院第二審合議庭(應附繕本)。 中  華  民  國  114  年  2   月  24  日                   書記官 陳正 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第185條之3第1項第1款 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者,處3年以下有期徒刑, 得併科30萬元以下罰金: 一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度 達百分之零點零五以上。    附件:  臺灣橋頭地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                     114年度速偵字第55號   被   告 王欽鴻 (年籍詳卷) 上被告因公共危險案件,業經偵查終結,認為宜聲請以簡易判決 處刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、王欽鴻於民國114年1月13日10時30分許,在高雄市仁武區澄 觀路某材料店內飲用保力達後,其呼氣酒精濃度達每公升0. 25毫克以上之不能安全駕駛動力交通工具之程度,仍於同日 11時20分許,基於不能安全駕駛動力交通工具之犯意,駕駛 車牌號碼000-0000號自用小貨車上路。嗣於同日11時33分許 ,行經高雄市○○區○道00號東向7.4公里時,因警方執行勤務 而為警攔查,經員警見面有酒容,而於同日11時35分許,測 得其吐氣所含酒精濃度為每公升0.29毫克。 二、案經國道公路警察局第五公路警察大隊報告偵辦。     證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實,業據被告王欽鴻於警詢及本署偵訊中坦承不 諱,並有酒精濃度檢測單、財團法人工業技術研究院呼氣酒 精測試器檢定合格證書、高雄市政府警察局舉發違反道路交 通管理事件通知單在卷可稽。被告犯嫌堪以認定。 二、核被告所為,係犯刑法第185條之3第1項第1款之酒後駕車罪 嫌。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此  致 臺灣橋頭地方法院 中  華  民  國 114  年   1  月   17  日                檢 察 官 郭 郡 欣

2025-02-20

CTDM-114-交簡-211-20250220-1

臺灣橋頭地方法院

侵占

臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決  113年度簡字第2830號 聲 請 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 陳建安 (另案於法務部○○○○○○○執行中) 上列被告因侵占案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(113年度 偵字第17021號),本院判決如下:   主 文 陳建安犯侵占罪,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣壹仟 元折算壹日。   事實及理由 一、本案犯罪事實及證據,除證據部分「被告陳建安於警詢及偵 查中坦承不諱」更正為「被告陳建安於偵查中坦承不諱」外 ,其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載(如附件) 。 二、論罪科刑  ㈠核被告陳建安所為,係犯刑法第335條第1項之侵占罪。  ㈡爰以行為人之責任為基礎,審酌被告於承租汽車後,竟將該 車侵吞入己而未歸還,使告訴人許懷根受有財產上損害,顯 然欠缺尊重他人財產權之觀念,並影響社會秩序及信賴,所 為實有不該;復審酌其前有因其他犯罪經法院論罪科刑之紀 錄,有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可憑,素行難謂良 好;兼衡其所侵占上開車輛之價值及該車業經告訴人領回, 有贓物認領保管單在卷可按;暨其坦承犯行之犯後態度、高 職畢業之智識程度等一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭 知如易科罰金之折算標準。 三、沒收部分   被告侵占之自用小客車1輛,固屬被告之犯罪所得,然業經 告訴人領回,詳如前述,則犯罪所得已實際合法發還被害人 ,爰依刑法第38條之1第5項規定,不予宣告沒收或追徵。 四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項, 逕以簡易判決處刑如主文。 五、如不服本判決,得自判決書送達之日起20日內,向本院提出 上訴書狀(須附繕本),上訴於本院管轄之第二審合議庭。 本案經檢察官郭郡欣聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  114  年  2   月  20  日          橋頭簡易庭  法 官 陳箐 以上正本,係照原本作成,證明與原本無異。 中  華  民  國  114  年  2   月  20  日                 書記官 陳又甄 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第335條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有,而侵占自己持有他人之物者, 處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。 附件: 臺灣橋頭地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                   113年度偵字第17021號   被   告 陳建安 (年籍詳卷) 上列被告因侵占案件,業經偵查終結,認為宜聲請以簡易判決處 刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、陳建安於民國112年6月3日14時許,至址設高雄市○○區○○路00 0○0號 之「多寶國際車業」,租賃許懷根所有之車牌號碼000 -0000號自用小客車1輛,並約定租賃期限至112年6月4日14時 止。詎陳建安租得上開汽車後,明知應於租期屆滿時返還, 竟意圖為自己不法之所有,基於易持有為所有之侵占犯意,於 租期屆滿後,未將上開汽車返還,而予以侵占入己,再將該 車棄置在臺中市某處路邊停車格。 二、案經許懷根訴由高雄市政府警察局仁武分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實,業據被告陳建安於警詢及偵查中坦承不諱, 核與告訴人許懷根於警詢時之指訴情節相符,並有贓物領據 (保管)單、告訴人與被告之對話擷圖、通聯記錄、行照影本 、車輛讓渡授權委託書、汽車讓渡書、被告租車時提供之證 件照片、車輛租借合約附卷可佐,足認被告自白與事實相符 ,其犯嫌洵堪認定。 二、核被告所為,係犯刑法第335條第1項之侵占罪嫌。至被告侵 占之上開汽車1輛(含車牌2面),固屬其犯罪所得,然因業 已合法發還被害人,依刑法第38條之1第5項規定,爰不予聲 請宣告沒收。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此 致 臺灣橋頭地方法院 中  華  民  國  113  年  10  月  17  日                檢 察 官 郭郡欣

2025-02-20

CTDM-113-簡-2830-20250220-1

簡上
臺灣橋頭地方法院

詐欺

臺灣橋頭地方法院刑事判決  113年度簡上字第183號 上 訴 人 即 被 告 陳佐琳 上列上訴人即被告因詐欺案件,不服本院橋頭簡易庭民國113年8 月9日113年度簡字第1078號第一審刑事簡易判決(聲請簡易判決 處刑案號:113年度調偵字第145號),提起上訴,本院判決如下 :   主 文 原判決關於量刑及沒收未扣案犯罪所得新臺幣肆萬元及追徵其價 額之部分均撤銷。 陳佐琳經原判決所判處之共同詐欺取財罪,處拘役肆拾伍日,如 易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年,並應履行如附 表所示之事項。   事實及理由 壹、程序部分 一、按上訴得對於判決之一部為之;上訴得明示僅就判決之刑、 沒收或保安處分一部為之,刑事訴訟法第348條第1項、第3 項分別定有明文。又當事人對於簡易判決不服上訴者,前開 一部上訴之規定亦在準用之列,刑事訴訟法第455條之1第3 項亦有明文。是科刑及沒收事項已可不隨同其犯罪事實而單 獨成為上訴之標的,且上訴人明示僅就上開事項上訴時,第 二審法院即不再就原審法院所認定之犯罪事實為審查,而應 以原審法院所認定之犯罪事實,作為論認原審量刑、沒收( 含追徵)妥適與否之判斷基礎。 二、經查,本案經原審判決後,由被告陳佐琳提起上訴,而被告 於本院審判程序中,明示僅對原審之科刑及沒收暨追徵未扣 案犯罪所得新臺幣(下同)4萬元部分提起上訴,至原審所 為其他判決內容,則不在其上訴範圍(見簡上卷第86頁), 揆諸前揭說明,本院僅就原審判決關於量刑及沒收前開犯罪 所得部分妥適與否進行審理,至於原審判決其他部分,則非 本院審查範圍。 貳、原審所認定之被告犯罪事實及所犯罪名 一、被告透過網路結識真實姓名、年籍均不詳之人,得知可以購 買機車換取現金後,明知其無購買機車自用及繳納分期價款 之真意,竟與該人共同意圖為自己不法之所有,基於詐欺取 財之犯意聯絡,由被告出面於民國109年3月30日,向告訴人 仲信資融股份有限公司之特約商弘原車業行佯稱願以分期付 款買賣方式,購買車牌號碼000-0000號普通重型機車1部( 下稱本案機車),總價為10萬5,600元,致告訴人誤認被告 有購買機車自用及按期繳交分期款項之真意及能力,遂同意 被告分期付款購買本案機車,且將機車價款一次給付予「弘 原車業行」,用以受讓「弘原車業行」對被告之應收帳款債 權,並與被告約定應自109年5月10日起按月繳納每期2,200 元共48期之方式,償還分期款項予告訴人,且雙方約定於被 告未繳清全部價款前,告訴人仍保有標的物所有權,被告僅 得以善良管理人之注意義務占有使用本案機車。被告與上開 真實姓名、年籍均不詳之人取得上開車輛,且僅繳付10期之 分期款項,經告訴人派員多次催討未果且查得本案機車已於 109年5月6日過戶,始知受騙。 二、核被告所為,係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。被告與 上載不詳身分成年人間,就上開詐欺取財犯罪之實施,有犯 意聯絡與行為分擔,為共同正犯。 參、上訴論斷之理由 一、被告上訴意旨略以:被告已與告訴人達成和解,原審量刑過 重,請求予以緩刑之宣告,且也有繳納分期付款,針對量刑 及沒收犯罪所得部分上訴等語。 二、按刑罰之裁量,係法官就犯罪行為已達確信程度之被告,審 酌刑法第57條規定之各個量刑因子,並考量其對社會的一般 影響,及對行為人處遇是否適當,再參酌刑罰之目的與作用 ,為個案之整體評價,決定應具體適用刑罰的種類與刑度, 以求符合公平、比例及罪刑相當原則,並實現社會正義。而 刑法第57條第10款規定「犯罪後之態度」為科刑輕重應審酌 事項之一,是行為人犯後悔悟之程度,是否力謀恢復原狀或 與被害人達成和解或調解,及其後是否能確實履行和解或調 解條件,以彌補被害人之損害,均攸關於法院判決量刑時之 審酌。 三、原審認被告犯罪事證明確,予以論罪科刑,固非無見,然被 告為本案犯行後仍有繳納2萬1,805元之分期付款與告訴人乙 情,有告訴人於偵查中所提出之繳款明細表附卷可查(見他 卷第15頁);又被告上訴後,已與告訴人達成調解,並簽立 還款協議等情,有本院調解筆錄、告訴人所陳報之還款協議 書在卷可佐(見簡上卷第77至81頁),原審分別漏未及未及 審酌前開情節,所為量刑容有未洽,應認被告就量刑部分上 訴為有理由,自應由本院第二審就原審宣告刑部分予以撤銷 改判。 四、爰以行為人之責任為基礎,審酌被告正值青壯,竟不思循正 當途徑賺取財物,僅因一己經濟需求,即與身分不詳之人共 同偽以購車自用之名目向告訴人申辦分期付款,致使告訴人 對於被告清償意願、能力等契約重要事項之評估有誤而與被 告簽定契約,進而致告訴人受有財產上損害,所為實不足取 ;並考量被告與不詳之人循前開模式向告訴人所詐得之不法 利益固達10萬5,600元(即本案機車之價金),惟被告實際 分得部分為4萬元(詳後述),並已繳納前述分期付款金額 ,且被告於整體犯行中亦非主導詐欺流程之人,是其參與情 節相對較輕;又被告前無因案經法院論處罪刑之紀錄,品行 尚佳,且其於本院審理中坦認犯行,並已與告訴人達成調解 ,業如前述,堪認被告犯後態度良好且積極彌補其犯行所生 所害;兼衡被告於本院審理中自陳之智識程度、家庭經濟生 活狀況(涉及被告個人隱私部分,均不詳載於判決書面,見 簡上卷第90頁)等一切情狀,量處如主文第二項所示之刑, 並諭知易科罰金折算標準。 五、宣告緩刑之說明: (一)被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告,此有法院前 案紀錄表在卷可稽,茲念其一時失慮致罹刑典,惟犯後已坦 承犯行,並與告訴人達成調解,已如前述,本院認被告經此 偵審程序及罪刑宣告之教訓,理當知所警惕,應無再犯之虞 ,是前開宣告之刑以暫不執行為適當,爰依刑法第74條第1 項第1款規定,宣告緩刑2年,以勵自新。另為督促被告於緩 刑期間履行本院調解筆錄所定之條件,併依刑法第74條第2 項第3款之規定,命被告應依如附表所示之內容,對告訴人 支付損害賠償,以兼顧告訴人之權益。倘被告爾後不履行上 述負擔且情節重大,足認原宣告之緩刑難收其預期效果,而 有執行刑罰之必要者,依刑法第75條之1第1項第4款規定, 得撤銷其緩刑宣告。 (二)至檢察官固於本院審理中主張:如緩刑僅以調解內容為條件 ,等於被告填補告訴人所受損害後並未受到法律之懲罰,希 望除前開條件外,另命被告支付國庫一定金額,以使被告知 所警惕等語。惟緩刑制度設計之本旨,應係鼓勵惡性較輕微 之犯罪行為人或偶發犯、初犯得適時改過,以促其遷善,復 歸社會正途,是法院宣告緩刑時,應考量被告與被害人關係 修復情形、該犯罪行為對於法益之侵害程度,以判斷緩刑對 被告是否足生警惕之效,並反映被告犯行侵害法益之嚴重性 ,以達到刑法應報、預防、教化之目的。查被告與告訴人本 案之調解條件,乃為被告應賠償告訴人12萬元,此有前引調 解筆錄在卷可佐,是被告預計償還告訴人之金額不僅遠高於 其實際分得之4萬元,亦已超出本案犯罪所得10萬5,600元( 詳後述),堪認被告所為之彌補措施實際上已大於其犯行所 生損害,據此,本院認命被告履行如附表所示之條件,應足 使其反省己過、警惕戒慎並足以反映其犯行之不法程度,而 已達緩刑之目的,而無再對被告科以檢察官所請緩刑負擔之 必要,附此說明。 六、沒收部分: (一)按犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之。但有特別規定者 ,依其特別規定;前2項之沒收,於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時,追徵其價額。刑法第38條之1第1、3項定 有明文。又宣告刑法第38條之1之沒收或追徵,有過苛之虞 、欠缺刑法上之必要性、犯罪所得低微,或為維持受宣告人 生活條件之必要者,得不予宣告或酌減之,同法第38條之2 第2項亦有明定。次按共同正犯犯罪所得之沒收或追徵,應 就各人所分得之數為之,又所謂各人「所分得」之數,係指 各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」而言。 (二)原判決就被告本案未扣案犯罪所得4萬元,依刑法第38條之1 第1項本文、第3項之規定宣告沒收,於全部或一部不能沒收 或不宜執行沒收時,追徵其價額,固非無見,惟查: 1、被告與不詳之人所為本案犯行係由被告向「弘原車業行」購 買本案機車並向告訴人申請分期付款,由告訴人先行給付本 案機車價款10萬5,600元與「弘原車業行」後,被告再以分 期付款方式對告訴人償還前開款項,惟被告與該不詳之人取 得本案機車後,卻旋即將之售出且未依約繳納完畢前開分期 付款,是被告與該人本案之犯罪所得,應為告訴人先代被告 給付之本案機車價款即10萬5,600元。而被告於偵查中供稱 :因為我當時急需現金4萬元,我買車之目的就是換現金, 業務說會幫我處理,我就是繳貸款,不是我賣車,也不是我 牽車,我從頭到尾都沒有碰到本案機車等語,堪認被告因本 案犯行實際分得之金額應為4萬元無訛。 2、被告固然未依約繳納所有分期款項,惟其於上開過程中仍有 繳納2萬1,805元乙情,已如前述,是被告於其行為後償還告 訴人之款項,已逾其分得之犯罪所得之一半;又被告於本院 審理中與告訴人達成調解,並預計以分期給付方式賠償12萬 元與告訴人,業如前述,足見被告已給付及預計給付與告訴 人之總額,已遠高於其實際分得之犯罪所得,據此,本院認 如再對被告之犯罪所得宣告沒收或追徵,恐有過苛之虞,爰 依刑法第38條之2第2項之規定,不予宣告沒收或追徵。 (三)原判決漏未審酌被告曾給付告訴人前揭款項,又未及審酌被 告與告訴人與本院審理中達成調解之內容,致為前述沒收或 追徵之諭知,尚有未合,是被告就沒收部分上訴亦有理由, 應由本院將原判決關於沒收未扣案犯罪所得4萬元及追徵其 價額部分予以撤銷,並不再為犯罪所得之沒收或追徵。   據上論斷,應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第369條 第1項前段、第364條、第299條第1項前段,判決如主文 本案經檢察官郭郡欣聲請簡易判決處刑,檢察官靳隆坤到庭執行 職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  14  日           刑事第一庭 審判長法 官 陳君杰                   法 官 許博鈞                   法 官 孫文玲 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。 中  華  民  國  114  年  2   月  14  日                   書記官 莊琬婷    附論本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下 罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同 。前二項之未遂犯罰之。 附表 被告應履行之負擔 依據 被告應給付告訴人新臺幣(下同)12萬元,給付方式為:自民國114年1月10日起,於每月10日以前,按月給付6,000元,至全部清償完畢為止,並以匯款方式分期匯入告訴人指定帳戶(帳戶資料詳卷),如有一期未付,視為全部到期。 本院卷第77頁

2025-02-14

CTDM-113-簡上-183-20250214-1

交簡
臺灣橋頭地方法院

公共危險

臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決  114年度交簡字第212號 聲 請 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 宋和錦 上列被告因公共危險案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(114 年度速偵字第54號),本院判決如下:   主 文 宋和錦犯不能安全駕駛動力交通工具罪,處有期徒刑貳月,併科 罰金新臺幣伍仟元,有期徒刑如易科罰金,罰金如易服勞役,均 以新臺幣壹仟元折算壹日。   事實及理由 一、本案犯罪事實與證據,除證據部分補充「行車紀錄器及員警 密錄器擷圖照片共5張」外,其餘均引用檢察官聲請簡易判 決處刑書之記載(如附件)。 二、核被告宋和錦所為,係犯刑法第185條之3第1項第1款之不能 安全駕駛動力交通工具罪。 三、爰以行為人之責任為基礎,審酌被告為具有通常智識程度及 生活經驗之成年人,當知服用酒類,將使人體反應速度變慢 ,且對於身體協調性、專注力、判斷力具有不良影響,又近 年因酒後駕車致人死、傷之交通事故屢屢發生,酒後不應駕 車之觀念,亦經政府大力宣導而廣為週知,故對於酒後不應 駕車及酒後駕車之危險性,應有所認識,竟漠視公眾交通安 全與自身安危,在酒測值達每公升0.47毫克之情形下,仍率 爾騎乘四輪動力機械車(即俗稱「沙灘車」)上路,所為非 是;惟念及被告犯後坦承犯行,本次係其酒駕初犯,有法院 前案紀錄表可按,素行及犯後態度尚可,本案幸未肇事造成 實害;兼衡被告於警詢自述高中肄業之教育程度、家庭經濟 狀況為貧寒等一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知易科 罰金及易服勞役之折算標準。 四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項, 逕以簡易判決處刑如主文。 五、如不服本判決,應於判決送達之日起20日內向本院提出上訴 狀(須附繕本),上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭 。 本案經檢察官郭郡欣聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  114  年  2   月  13  日          橋頭簡易庭  法 官  陳箐 以上正本,係照原本作成,證明與原本無異。 中  華  民  國  114  年  2   月  13  日                 書記官  陳又甄 附錄論罪科刑法條: 中華民國刑法第185條之3第1項 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者,處3年以下有期徒刑, 得併科30萬元以下罰金: 一、吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達百 分之0.05以上。 二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物,致不 能安全駕駛。 三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物 達行政院公告之品項及濃度值以上。 四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類 之物,致不能安全駕駛。 附件:  臺灣橋頭地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                     114年度速偵字第54號   被   告 宋和錦 (年籍詳卷) 上列被告因公共危險案件,業經偵查終結,認為宜聲請以簡易判 決處刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、宋和錦於民國114年1月13日13時許,在高雄市○○區○○街00號 住處內飲用高粱酒後,其呼氣酒精濃度達每公升0.25毫克以 上之不能安全駕駛動力交通工具之程度,仍於同日16時許, 基於不能安全駕駛動力交通工具之犯意,騎乘沙灘車上路。 嗣於同日17時30分許,行經高雄市○○區○○路○段000號前時, 因警發覺宋和錦疑似酒後騎乘沙灘車,並於同日17時38分許 ,測得其吐氣所含酒精濃度為每公升0.47毫克,始查悉上情 。 二、案經高雄市政府警察局旗山分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實,業據被告宋和錦於警詢及本署偵訊中坦承不 諱,並有酒精濃度檢測單、財團法人工業技術研究院呼氣酒 精測試器檢定合格證書、高雄市政府警察局舉發違反道路交 通管理事件通知單、高雄市美濃分駐所110報案紀錄單及現 場查獲照片在卷可稽,被告犯嫌堪以認定。 二、核被告所為,係犯刑法第185條之3第1項第1款之酒後駕車罪 嫌。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此  致 臺灣橋頭地方法院 中  華  民  國  114  年  1   月  16  日                檢 察 官 郭 郡 欣

2025-02-13

CTDM-114-交簡-212-20250213-1

臺灣橋頭地方法院

傷害

臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決  113年度簡字第3041號 聲 請 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 林美玉 上列被告因傷害案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(113年度 偵字第10920號),本院判決如下:   主 文 林美玉犯傷害罪,處拘役參拾日,如易科罰金,以新臺幣壹仟元 折算壹日。   事實及理由 一、本案犯罪事實及證據,除補充理由如下外,其餘均引用檢察 官聲請簡易判決處刑書之記載(如附件):  ㈠被告林美玉雖於警詢及偵查時坦承其有拉扯告訴人劉晏如頭 髮導致其受傷之事實,然矢口否認有何傷害犯行,辯稱:因 告訴人和其同行友人韓宜樺拿出球棒要恐嚇伊,伊才把告訴 人推倒,伊所為屬正當防衛等語。經查:  ⒈被告與告訴人發生爭執後,拉扯告訴人頭髮致其跌倒,並使 告訴人受有頭部鈍挫傷、右手臂鈍挫傷乙節,業經被告坦承 在卷,並經證人即告訴人及證人即在場之人韓宜樺證述明確 ,復有高雄榮民總醫院診斷證明書、傷勢照片、監視器影像 及擷圖照片、臺灣橋頭地方檢查署(下稱橋頭地檢署)檢察官 勘驗筆錄在卷可佐,此部分事實首堪認定。  ⒉刑法第23條之正當防衛,係以對於現在不法之侵害,而出於   防衛自己或他人權利之行為為要件。因之正當防衛,必對現   在之不法侵害,始能成立,所謂現在,乃別於過去與將來而   言,此為正當防衛行為之「時間性」要件。過去與現在,以   侵害行為已否終了為準,將來與現在,則以侵害行為已否著   手為斷,故若侵害已成過去,或預料有侵害而侵害行為尚屬   未來,則其加害行為,自無成立正當防衛之可言。(最高法 院109年度台上字第4530號判決可資參照)。而觀諸臺灣橋 頭地方檢察署(下稱橋頭地檢署)檢察官勘驗筆錄,告訴人 與韓宜樺下車後先與被告交談,之後韓宜樺離開又出現,右 手持球棒,隨後韓宜樺拿球棒離開,再返回現場談話,談話 過程中,被告則出手朝告訴人方向動作,韓宜樺試圖朝被告 靠近,告訴人擋住韓宜樺,韓宜樺則又和被告對話,被告之 後喝水,告訴人出手搶走被告水瓶,雙方搶奪中發生拉扯, 待三人稍微拉開距離後,告訴人走向韓宜樺,被告則站在告 訴人右後方,其後出手拉扯告訴人之頭髮,導致告訴人向後 跌倒在地,此有橋頭地檢署檢察官勘驗筆錄附卷可考,可見 被告係於韓宜樺將球棒放回車輛及三方拉扯完畢拉開距離後 ,出手拉扯告訴人頭髮使之跌倒在地,足認被告攻擊告訴人 時,並無任何現在不法之侵害存在,揆諸上開說明,被告本 案行為核與正當防衛之構成要件有異,無法阻卻其行為之違 法性,被告此部分所辯,自屬無據。  ㈡綜上所述,被告辯稱本案行為係屬正當防衛,顯係事後飾卸 之詞,不足採信,本案事證明確,被告犯行堪以認定,應依 法論科。 二、論罪科刑  ㈠核被告所為,係犯刑法第277條第1項之傷害罪。  ㈡爰依據行為人之責任為基礎,審酌被告不思以理性方式處理 人際紛爭,率以前揭方式致告訴人受有頭部鈍挫傷、右手臂 鈍挫傷之傷害,所為實非可取;另考量被告否認犯行之犯後 態度,及酌以被告無意願賠償告訴人,致未達成調解之情形 ,此有本院刑事報到單及移付調解簡要紀錄附卷可考,兼衡 以被告犯罪之動機、手段、情節及本件犯行造成告訴人所受 損害程度,暨其國中肄業之智識程度、貧寒之家庭經濟狀況 ,及患有疾病之身體狀況(涉隱私,詳卷)等一切情狀,量 處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折算標準。 三、依刑事訴訟法第449條第1項、第3項、第454條第2項,逕以 簡易判決處如主文所示之刑。 四、如不服本判決,應於判決送達之日起20日內,向本院提出上 訴狀(須附繕本),上訴於本院管轄之第二審地方法院合議 庭。      本案經檢察官郭郡欣聲請簡易判決處刑。 中  華  民  國  114  年  2   月  12  日          橋頭簡易庭 法 官 姚怡菁 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達之日起20日內向本院提出上訴書 狀。                         中  華  民  國  114  年  2  月  12   日                書記官 陳昱良 附錄本件判決論罪科刑法條: 中華民國刑法第277條第1項 傷害人之身體或健康者,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以 下罰金。 附件:  臺灣橋頭地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                   113年度偵字第10920號   被   告 林美玉 (年籍詳卷) 上列被告因傷害案件,業經偵查終結,認為宜以簡易判決處刑, 茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、林美玉與劉晏如(涉嫌恐嚇部分另為不起訴處分)發生行車 糾紛產生口角,於民國113年5月6日23時15分許,在高雄市○ ○區○○○路0000號全家超商前,林美玉竟基於傷害之犯意,徒 手拉扯劉晏如頭髮,致劉晏如向後摔倒在地,受有頭部鈍挫 傷、右手臂鈍挫傷等傷害。 三、案經劉晏如訴由高雄市警察局仁武分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、訊據被告林美玉固不否認拉扯告訴人劉晏如頭髮導致她受傷 之事實,惟矢口否認有何傷害之犯行,辯稱:我是正當防衛 云云。然查:上揭犯罪事實,業據告訴人劉晏如、證人韓宜 樺(涉嫌恐嚇部分另為不起訴處分)證述明確,並有高雄榮 民總醫院診斷證明書、傷勢照片、監視器影像及擷圖照片、 本署檢察官勘驗筆錄在卷可佐。是被告前開所辯,無非卸   責之詞,不足採信,被告犯嫌堪予認定。 二、核被告所為,係犯刑法第277條第1項傷害罪嫌。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此 致 臺灣橋頭地方法院 中  華  民  國  113  年  9   月  24  日                檢 察 官 郭郡欣

2025-02-12

CTDM-113-簡-3041-20250212-1

臺灣橋頭地方法院

妨害名譽

臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決  113年度簡字第2564號 公 訴 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 許愷哲 上列被告因妨害名譽案件,經檢察官提起公訴(112年度偵字第2 2604號),因被告自白犯罪,本院認宜以簡易判決處刑(原案號 :113年度審易字第873號),裁定改依簡易判決處刑如下:   主   文 許愷哲犯非公務機關非法利用個人資料罪,處有期徒刑肆月,如 易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。   事實及理由 一、許愷哲前因訴訟需求而結識不具律師資格之黃柏霖(原名黃 箭羽、黃健愉),後與黃柏霖有訴訟糾紛,其明知對於個人 資料之利用,除經個人同意外,應於蒐集之特定目的必要範 圍內為之,竟意圖損害黃柏霖之利益、散布於眾,以文字傳 述足以毀損他人名譽之事而非法利用個人資料之犯意,於附 表編號1至4所示時間,在多數特定人得以共見之社群網站臉 書「臉書勇敢跳出來一起反擊詐騙渣男渣女,您們說好嗎」 及「網上騙案受害者大聯盟」等公開社團,發表各編號所示 內容,並張貼黃柏霖之照片、刑事判決、對話紀錄及手寫收 據等,足以貶損黃柏霖之名譽及社會評價,且足生損害於黃 柏霖。 二、上揭犯罪事實,業據被告許愷哲坦承不諱,核與證人即告訴 人黃柏霖證述相符,並有附表所示臉書擷圖、臺灣高雄地方 法院110年度易字第336號判決、臺灣高等法院高雄分院111 年度上易字第348號判決、臺灣高雄地方檢察署檢察官110年 度偵字第489號不起訴處分書及告訴人於另案即臺灣高雄地 方法院110年度審易字第1158號中提供之對話擷圖在卷可佐 ,堪信被告所為之任意性自白確與事實相符。是本件事證已 臻明確,被告犯行堪以認定,應依法論科。 三、論罪  ㈠關於加重誹謗部分   按言論自由為人民之基本權利,憲法第11條有明文保障,國 家應給予最大限度之維護,俾其實現自我、溝通意見、追求 真理及監督各種政治或社會活動之功能得以發揮。惟為兼顧 對個人名譽、隱私及公共利益之保護,法律尚非不得對言論 自由依其傳播方式為合理之限制,刑法第310條第1項及第2 項誹謗罪即係保護個人法益而設,為防止妨礙他人之自由權 利所必要,符合憲法第23條規定之意旨。至刑法同條第3項 前段以對誹謗之事,能證明其為真實者不罰,係針對言論內 容與事實相符者之保障,並藉以限定刑罰權之範圍,非謂指 摘或傳述誹謗事項之行為人,必須自行證明其言論內容確屬 真實,始能免於刑責。行為人雖不能證明言論內容為真實, 惟如其於言論發表前確經合理查證程序,依所取得之證據資 料,客觀上可合理相信其言論內容為真實者,即屬合於上開 規定所定不罰之要件。即使表意人於合理查證程序所取得之 證據資料實非真正,如表意人就該不實證據資料之引用,並 未有明知或重大輕率之惡意情事者,仍應屬不罰之情形。至 表意人是否符合合理查證之要求,應充分考量憲法保障名譽 權與言論自由之意旨,並依個案情節為適當之利益衡量(司 法院釋字第509號解釋、憲法法庭112年憲判字第8號判決意 旨參照)。查被告在特定多數人得以共見之臉書公開社團, 發表如附表各編號所示文字,具體指摘告訴人詐財、騙吃騙 喝騙拐等,並提醒瀏覽者小心受騙,縱與公共利益有關,惟 被告明知告訴人並未對其自稱律師,且2人間為金錢借貸關 係,又明知其對告訴人提告之詐欺、偽造文書、恐嚇等案件 ,亦經臺灣高雄地方檢察署檢察官為不起訴處分復經臺灣高 等檢察署高雄檢察分署檢察長駁回再議,此有前引證據及臺 灣高雄地方檢察署109年度偵字第24970號不起訴處分書、臺 灣高等檢察署高雄檢察分署110年度上聲議字第1885號駁回 再議處分書在卷可佐,其主觀上顯有意圖散布於眾而誹謗之 犯意;再佐以上開言論客觀上已足使一般瀏覽之特定多數人 對於告訴人之人格產生負面評價,而足以貶損告訴人之名譽 甚明,故被告上開所為,屬散布文字誹謗無訛。  ㈡關於違反個人資料保護法部分  ⒈按個人資料保護法所指「個人資料」,係指自然人之姓名、 出生年月日、國民身分證統一編號、護照號碼、特徵、指紋 、婚姻、家庭、教育、職業、病歷、醫療、基因、性生活、 健康檢查、犯罪前科、聯絡方式、財務情況、社會活動及其 他得以直接或間接方式識別該個人之資料,個人資料保護法 第2條第1款定有明文。經查,被告如附表所示貼文內容,張 貼告訴人之照片、刑事判決、對話紀錄及手寫收據,足使一 般瀏覽之特定多數人得以直、間接識別貼文指摘對象為告訴 人,且被告所為已侵害告訴人自主控制個人資料之資訊隱私 權及對於未公開之個人資料之自主控制權。  ⒉按個人資料之蒐集、處理或利用,應尊重當事人之權益,依 誠實及信用方法為之,不得逾越特定目的之必要範圍,並應 與蒐集之目的具有正當合理之關聯,個人資料保護法第5條 定有明文。又同法第20條第1項前段規定,非公務機關對個 人資料之利用,除第6條第1項所規定資料外,應於蒐集之特 定目的必要範圍內為之,除非有第20條第1項但書所定例外 狀況,方得為特定目的外之利用:一、法律明文規定。二、 為增進公共利益所必要。三、為免除當事人之生命、身體、 自由或財產上之危險。四、為防止他人權益之重大危害。五 、公務機關或學術研究機構基於公共利益為統計或學術研究 而有必要,且資料經過提供者處理後或經蒐集者依其揭露方 式無從識別特定之當事人。六、經當事人同意。七、有利於 當事人權益。個人資料保護法第5條闡述個人資料之蒐集、 處理或利用,應遵守之相關基本原則,包括:誠實信用原則 、不得逾越特定目的及正當合理關聯原則。而該法第5條、 第20條所稱之特定目的「必要」範圍,其內涵實即指比例性 原則。比例原則之依據為憲法第23條明定,憲法所列舉之自 由權利,除為防止妨害他人自由、避免緊急危難、維持社會 秩序或增進公共利益所必要者外,不得以法律限制之。司法 院解釋即多次引本條為比例原則之依據。此原則之衍生權, 包括:合適性原則、必要性原則及狹義比例原則(即過量禁 止原則);即有無逾越特定目的必要範圍,應審查被告目的 是否有正當性,基於正當性目的而利用個人資料之手段,是 否適當,是否是在所有可能達成目的之方法中,盡可能選擇 對告訴人最少侵害之手段,因此對個人造成之損害是否與其 手段不成比例。再個人資料保護法第41條所稱「意圖為自己 或第三人不法之利益」,應限於財產上之利益;至所稱「損 害他人之利益」,則不限於財產上之利益(最高法院109年 度台上字第1869號判決意旨參照)。  ⒊被告並非公務機關,且未經告訴人之同意,擅自將關於告訴 人之個人資料張貼於臉書公開社團,使特定多數人可辨識、 取得告訴人之隱私資料,縱被告係自網路上蒐集上開告訴人 之資料,然本案並無同法第20條第1項但書所定例外狀況, 其張貼如附表所示貼文而不當利用告訴人之個人資料等行為 ,顯不符合告訴人之利益而具有損害告訴人之意圖甚明。  ㈢是核被告所為,係犯刑法第310條第2項之散布文字誹謗罪及 個人資料保護法第41條、第20條第1項之非公務機關非法利 用個人資料罪。  ㈣被告散布文字誹謗及非公務機關非法利用個人資料犯行,係 基於同一犯罪目的,於密切接近之時間、地點實施,侵害相 同法益,各行為間之獨立性極為薄弱,依一般社會健全觀念 ,難以強行分離,應視為數個舉動之接續施行,各僅論以接 續犯之一罪。又被告以一行為同時觸犯上開數罪名,為想像 競合犯,應依刑法第55條規定,從重以個人資料保護法第41 條之非公務機關非法利用個人資料罪處斷。  ㈤起訴書漏未論以個人資料保護法第41條、第20條第1項之非公 務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪,惟此 部分與檢察官起訴並經本院判決有罪之散布文字誹謗部分, 有裁判上一罪關係,為起訴效力所及,並經本院當庭告知被 告此部分罪名,被告亦予以認罪,本院得併予審理。 四、量刑   爰以行為人之責任為基礎,審酌被告因與告訴人間訴訟、金 錢糾紛,於臉書公開社團發表詆毀告訴人之言論,並揭露告 訴人之個人資訊,動機、目的、所為殊值非難;兼衡以其誹 謗及非法利用資料之內容、傳播之媒介、對告訴人所生損害 程度範圍;又被告雖坦承犯行,惟迄未實際填補告訴人所受 損害;另酌以被告之前科素行(參法院前案紀錄表)、自陳高 職畢業、從事服務業、罹有憂鬱症、心臟疾病等一切情狀, 量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折算標準,以資儆 懲。 五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項,逕以 簡易判決處如主文所示之刑。 本案經檢察官郭郡欣提起公訴。 中  華  民  國  114  年  2   月  7  日          橋頭簡易庭  法 官 黄筠雅 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達之日起20日內向本院提出上訴書狀。                         中  華  民  國  114  年  2   月  7   日                 書記官 吳雅琪      附表: 編號 時間 刊登之臉書帳號及社團 刊登內容 1 112年6月19日17時47分許 「賀家寶」/「臉書勇敢跳出來一起反擊詐騙渣男渣女,您們說好嗎」 「東森新聞YOUTUBE影音畫面之連結附網址」,並於下方留言區張貼告訴人照片及「媒體報導的就是這位假律師真詐財」等文字 2 112年6月20日12時1分許 同上 「高雄人請小心此人 以假律師身份 真詐財假投資 也是前科累累 還自稱高雄道上大哥 楊雙伍 是他媽媽娘家的親戚 不知道是恐嚇 還是仗著楊雙伍大哥的名氣 在外面騙吃騙喝騙拐」等文字,並張貼告訴人臉書頁面擷圖、新聞畫面擷圖及刑事判決擷圖 3 112年6月28日19時1分許 「蔣莘婗」/「臉書勇敢跳出來一起反擊詐騙渣男渣女,您們說好嗎」 「高雄人請注意這個人 之前臉書 學歷自稱某某大學法律系 然後再某臉書法律社團幫人解答法律問題 得到對方信任後 在以假律師身份幫人寫狀紙 收取金額 後續再以假投資 真詐財 騙取別人財物 說什麼國防部投資土地買賣 此人2011年 自爆料請 新聞媒體(東森)來報導 被前妻 詐財數百萬 如今自己也以詐欺行為 騙民眾財物 詐欺罪名等等前科累累 還自稱高雄道上大哥 楊雙伍 是他媽媽娘家的親戚 不知道這句話是什意思」等文字,並張貼告訴人照片、臉書頁面擷圖及新聞畫面擷圖 4 112年7月18日某時許 「陳柏易」/「網上騙案受害者大聯盟」 「此人 先以假律師的名義 幫我解決法律上的問題 再來以5000元代價 幫我寫狀紙 然後再騙我 狀紙送到地檢署需要身分證字號 然後再用我個人的身分證字號 未經我的允許及委託 到地政事務所 查明我的房子是否確實是我個人的 得到我的信任之後 在以假投資真詐財 騙我土地投資買賣 從我手上拿到百萬金額 說過兩天要簽土地投資合約書 結果不了了之 後來跟我說土地投資不用簽約了 而不用簽約的主要原因是 這是國防部的土地投資買賣 最後開了一張數百萬的借據給我 高雄地檢署恐龍檢察官既然判不起訴 如果只是單純借貸方面 為何要提到國防部土地投資 為何又要提到法院正在審理中 而國防部也以電話告知我 國防部並不會有土地投資買賣 唯一只有承租 結果我又再度向高雄地檢署再議 將我與國防部的通話內容錄音 再送到地檢署 卻被駁回 高雄地檢署的恐龍檢察官 難道是有吃案嗎 還是這個被告 有官員在當靠山 請高雄人小心此人 而這個人前科累累 也是詐欺累犯 習慣性喜歡取得被害人的身分證字號 此人 還說 高雄道上大哥 楊雙伍 是他媽媽澎湖娘家的親戚 是用這樣的名義騙吃騙喝嗎 還是恐嚇 希望不要在有下一個受害者 一張嘴巴講十句話 沒有一句話能聽 如果還有其他的受害者 被這個人被騙了 絕對要提告 對此人心軟 到頭來傷害的是自己 而且此人 曾經還自 爆料新聞 請新聞媒體來報導 2011年被他前妻詐騙數百萬 結果老婆跟人家結婚 再次提醒高雄人 請小心這個人」等文字,並張貼告訴人照片、對話紀錄擷圖及手寫收據 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第310條 意圖散布於眾,而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者,為誹謗 罪,處1年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。 散布文字、圖畫犯前項之罪者,處2年以下有期徒刑、拘役或3萬 元以下罰金。 對於所誹謗之事,能證明其為真實者,不罰。但涉於私德而與公 共利益無關者,不在此限。 個人資料保護法第20條 非公務機關對個人資料之利用,除第6條第1項所規定資料外,應 於蒐集之特定目的必要範圍內為之。但有下列情形之一者,得為 特定目的外之利用: 一、法律明文規定。 二、為增進公共利益所必要。 三、為免除當事人之生命、身體、自由或財產上之危險。 四、為防止他人權益之重大危害。 五、公務機關或學術研究機構基於公共利益為統計或學術研究而 有必要,且資料經過提供者處理後或經蒐集者依其揭露方式 無從識別特定之當事人。 六、經當事人同意。 七、有利於當事人權益。 非公務機關依前項規定利用個人資料行銷者,當事人表示拒絕接 受行銷時,應即停止利用其個人資料行銷。 非公務機關於首次行銷時,應提供當事人表示拒絕接受行銷之方 式,並支付所需費用。 個人資料保護法第41條 意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益,而違反第6 條第1項、第15條、第16條、第19條、第20條第1項規定,或中央 目的事業主管機關依第21條限制國際傳輸之命令或處分,足生損 害於他人者,處5年以下有期徒刑,得併科新臺幣1百萬元以下罰 金。

2025-02-07

CTDM-113-簡-2564-20250207-1

上訴
臺灣高等法院高雄分院

詐欺等

臺灣高等法院高雄分院刑事判決 113年度上訴字第612號 上 訴 人 即 被 告 黃泯福 上列上訴人即被告因詐欺等案件,不服臺灣橋頭地方法院113年 度審易字第24號,中華民國113年4月1日第一審判決(起訴案號 :臺灣橋頭地方檢察署112年度偵字第22614號),提起上訴,本 院判決如下:   主 文 上訴駁回。   事實及理由 一、程序部分 (一)按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之,刑 事訴訟法第348條第3項定有明文。查上訴人即被告黃泯福( 下稱被告)因犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪與同法第21 6條、第210條之行使偽造私文書罪,經原審判處罪刑後提起 上訴,被告於本院準備程序時,明示僅就原判決之量刑部分 提起上訴,而不及於原判決之犯罪事實、論罪及沒收部分等 情,有本院準備程序筆錄可稽(見本院卷第106頁)。是被 告係依刑事訴訟法第348條第3項規定,明示就原判決有關刑 之部分提起一部上訴,而為本院審判範圍;原判決就被告所 犯詐欺取財罪、行使偽造私文書罪之犯罪事實、論罪及沒收 部分,則產生程序內部之一部拘束力,不在本院審判範圍, 是本院不就不在本院審判範圍部分予以調查,應予敘明。 (二)被告經合法傳喚,無正當之理由不到庭者,得不待其陳述, 逕行判決,刑事訴訟法第371條定有明文。查被告於本院審 判期日經合法傳喚,無正當理由不到庭,有本院審理傳票送 達證書、刑事報到單在卷可稽(見本院卷第113、133頁), 依法爰不待其陳述,逕行判決。     二、被告上訴意旨略以:其就本案犯罪事實,於偵查中均坦承不 諱,犯後態度良好,且與告訴人莊秋敏(下稱告訴人)達成 調解,現依約給付中;又被告之配偶罹患子宮頸癌,醫療費 用高昂,且被告之子原已錄取臺灣大學藥學系,準備重考大 學,立志從醫,另被告之父親過世,被告之母親年事已高並 患有老年痴呆症,須定期回診,若被告入監服刑,則被告配 偶、子女及母親將無人照料,為此請求依刑法第57條、第59 條規定酌減每罪刑度至6月以下,使被告得易科罰金,以啟 自新云云。 三、本案經本院審理結果,認第一審以被告就原判決事實欄一、 (一)部分係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪;就原判決事 實欄一、(二)部分係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私 文書罪、同法第339條第1項之詐欺取財罪,並依刑法第55條 前段規定,從一重之行使偽造私文書罪處斷,就上開2罪分 別量處有期徒刑11月、7月,並定應執行刑有期徒刑1年2月 ,上開量刑並無不當,應予維持,並就本院審理範圍部分之 理由敘述如下。 四、駁回上訴之理由   (一)本案無刑法第59條之適用  1.被告上訴雖請求依刑法第59條規定酌減其刑云云。惟刑法第 59條減輕其刑之規定,必須犯罪另有其特殊之原因與環境等 ,在客觀上足以引起一般同情,認為即予宣告法定最低刑期 ,猶嫌過重者,始有其適用。  2.查本件被告正值青壯,不思正途賺取所需,於警詢、偵查中 陳稱係因自己愛吹牛,導致卡債過多,為清償卡債而為本件 犯行等語(見警卷第4至5頁;偵卷第42至43頁),詐騙金額 分別為新臺幣(下同)70萬元、20萬元,雖與告訴人於偵查 中達成調解(共分56期),然僅依約給付4期,嗣未再給付 等情,業據告訴人於本院準備程序時陳述在卷,復為被告所 不爭執(見本院卷第108至109頁)。綜上觀之,被告犯罪情 狀在客觀上實不足以引起一般人同情,當無適用刑法第59條 酌減其刑之餘地。 (二)原審宣告刑及定執行刑並無過重  1.宣告刑部分  ⑴按法院為刑罰裁量時,除應遵守平等原則、保障人權之原則 、重複評價禁止原則,以及刑法所規定之責任原則,與各種 有關實現刑罰目的與刑事政策之規範外,更必須依據犯罪行 為人之個別具體犯罪情節、所犯之不法與責任之嚴重程度, 以及行為人再社會化之預期情形等因素,在正義報應、預防 犯罪與協助受刑人復歸社會等多元刑罰目的間尋求平衡,而 為適當之裁量。又關於刑之量定,係實體法賦予法院得依職 權裁量之事項,苟已以行為人之責任為基礎,審酌刑法第57 條各款所列事項而未逾越法律所規定之範圍,或濫用其權限 ,即不得任意指摘為違法或不當。  ⑵原審就被告犯行為量刑時,已依上揭規定說明係審酌前揭各 項情狀,及考量刑法第57條各款情形(見原判決第3頁第24 行至第4頁第8行),在罪責原則下適正行使其量刑之裁量權 ,客觀上並未逾越法定刑度,亦與罪刑相當原則、比例原則 無悖,難認有逾越法律所規定之範圍,或濫用其裁量權限之 違法情形。就被告上訴主張犯後坦承犯行,已與告訴人達成 調解等情,均經原審量刑時予以斟酌;至其餘被告上訴主張 家庭生活等節,本院認尚不足以動搖原判決量刑之妥適,原 判決所處宣告刑並無過重。  2.定執行刑部分  ⑴按數罪併罰之定應執行之刑,係出於刑罰經濟與責罰相當之 考量,並非予以犯罪行為人或受刑人不當之利益,相較於刑 法第57條所定科刑時應審酌之事項係對一般犯罪行為之裁量 ,定應執行刑之宣告,乃對犯罪行為人本身及所犯各罪之間 的總檢視,除應考量行為人所犯數罪反應出之人格特性,並 應權衡審酌行為人之責任與整體刑法目的及相關刑事政策, 在量刑權之法律拘束性原則下,依刑法第51條第5款之規定 ,採限制加重原則,以宣告各刑中之最長期為下限,各刑合 併之刑期為上限,但不得逾30年,資為量刑自由裁量權之外 部界限,並應受法秩序理念規範之比例原則、平等原則、責 罰相當原則、重複評價禁止原則等自由裁量權之內部抽象價 值要求界限之支配,使以輕重得宜,罰當其責,俾符合法律 授與裁量權之目的,以區別數罪併罰與單純數罪之不同,兼 顧刑罰衡平原則。  ⑵查原審已審酌數罪併罰定執行刑之立法方式,採限制加重原 則,考量被告所為本案犯行,均侵害他人之財產法益,並參 酌各罪之犯罪相距時間、被害人同一、被告施行詐術手段、 告訴人所受損害、被告於原審終結前賠償告訴人之狀況等情 ,定應執行刑為有期徒刑1年2月,並未逾越刑法第51條第5 款所定法律之外部性界限,復不悖於定應執行刑之恤刑目的 ,本院審核後認符合法律授與裁量權之目的,與所適用法規 目的之內部性界限無違,無違反比例原則、罪責相當原則之 處,亦無定應執行刑過重之情形。  (三)綜上所述,被告上訴指摘原判決量刑過重而不當,經核為無 理由,應予駁回。  據上論結,應依刑事訴訟法第368條、第371條,判決如主文。 本案經檢察官郭郡欣提起公訴,檢察官許月雲到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  4   日          刑事第七庭  審判長法 官 李璧君                    法 官 李東柏                    法 官 鍾佩真 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 狀(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。 中  華  民  國  114  年  2   月  4   日                    書記官 洪孟鈺   附錄本判決論罪科刑法條: 中華民國刑法第210條 (偽造變造私文書罪) 偽造、變造私文書,足以生損害於公眾或他人者,處5年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第216條 (行使偽造變造或登載不實之文書罪) 行使第210條至第215條之文書者,依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第339條 (普通詐欺罪) 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。

2025-02-04

KSHM-113-上訴-612-20250204-1

臺灣橋頭地方法院

侵占

臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決  113年度簡字第3218號 聲 請 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 黃奕凱 上列被告因侵占案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(113年度 偵緝字第816號),本院判決如下:   主 文 黃奕凱犯侵占罪,處拘役伍拾日,如易科罰金,以新臺幣壹仟元 折算壹日。   事實及理由 一、本案犯罪事實及證據,除犯罪事實欄一、第4行「自用小可 車1部」更正為「自用小客車1部」外,其餘均引用檢察官聲 請簡易判決處刑書之記載(如附件)。 二、論罪科刑  ㈠核被告所為,係犯刑法第335條第1項之侵占罪。  ㈡爰依據行為人之責任為基礎,審酌被告不思以正當方式謀取 生活所需,率爾侵占他人財物,足見法紀觀念淡薄並漠視他 人財產權益,實有不該;並考量其犯罪之動機、目的、手段 、所侵占之財物價值;兼衡其自陳國中畢業之智識程度、家 庭經濟狀況為勉持;暨其如法院前案紀錄表所示有竊盜案件 等財產犯罪經法院論罪科刑之前科素行、其坦承犯行,及其 所侵占之財物已為告訴代理人劉沛如自行尋獲等節,業據告 訴代理人於偵查時證述在卷,是其犯行所生損害已獲填補等 一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折算標 準。 三、沒收部分   被告侵占之車牌號碼0000-00號自用小客車1部(含鑰匙一副 ),為被告之犯罪所得,惟已由告訴代理人尋獲並領回,業 如前述,爰依刑法第38條之1第5項之規定,不予宣告沒收。 四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項, 逕以簡易判決處刑如主文。 五、如不服本判決,得於判決送達之日起20日內,向本院提出上 訴狀(須附繕本),上訴於本院管轄之第二審地方法院合議 庭。 本案經檢察官郭郡欣聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  114  年  2   月  3   日             橋頭簡易庭 法 官 許欣如 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內,向本院提出上訴狀,上 訴於本院第二審合議庭(應附繕本)。 中  華  民  國  114  年  2   月  3   日                   書記官 陳正 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第335條 意圖為自己或第三人不法之所有,而侵占自己持有他人之物者, 處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。  附件:   臺灣橋頭地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                   113年度偵緝字第816號   被   告 黃奕凱 (年籍詳卷) 上開被告因侵占案件,業經偵查終結,認為宜以簡易判決處刑, 茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、黃奕凱(涉嫌竊盜等罪嫌另為不起訴處分)與劉沛如曾為男 女朋友關係,於民國112年3月1日9時55分許,黃奕凱向劉沛 如父親劉榮福借用停在在高雄市○○區○○○○○街000號對面路邊 之車牌號碼0000-00號自用小可車1部(含鑰匙一副),約定 同年月31日歸還,詎黃奕凱明知應於借期屆滿時返還,竟意 圖為自己不法之所有,基於易持有為所有之侵占犯意,於借期 屆滿後,未將上開汽車返還,而予以侵占入己,再將該車棄 置在臺中市逢甲附近路邊停車格。 二、案經劉榮福委由劉沛如訴由高雄市政府警察局楠梓分局報告 偵辦。     證據並所犯法條 一、上開犯罪事實,訊據被告黃奕凱於偵訊中坦承不諱,核與證 人劉沛如警詢及偵訊中證述相符,並有被告與證人劉沛如之 通訊軟體LINE對話擷圖、車輛詳細資料報表在卷可佐,足認 被告上開自白與事實相符,犯嫌洵堪認定。 二、核被告所為,係犯刑法第335條第1項之侵占罪嫌。至上開車 輛據告訴代理人於偵查中稱已經尋獲、領回,爰不另聲請沒 收。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。     此 致 臺灣橋頭地方法院 中  華  民  國  113  年  10  月  28  日                檢 察 官 郭郡欣

2025-02-03

CTDM-113-簡-3218-20250203-1

原交簡
臺灣橋頭地方法院

公共危險

臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決          114年度原交簡字第2號 聲 請 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 朱皓偉 上列被告因公共危險案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(113 年度速偵字第1647號),本院判決如下:   主 文 朱皓偉駕駛動力交通工具而有吐氣所含酒精濃度達每公升零點二 五毫克以上情形,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣壹仟 元折算壹日。   事實及理由 一、本案犯罪事實及證據,除證據部分補充「車牌號碼PPR-218號 普通重型機車車輛詳細資料報表」外,其餘均引用檢察官聲 請簡易判決處刑書之記載(如附件)。 二、核被告朱皓偉所為,係犯刑法第185條之3第1項第1款之駕駛 動力交通工具而有吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上 情形罪。 三、爰以行為人之責任為基礎,審酌被告無視酒後不得駕車之禁 令,於飲用酒類後,吐氣所含酒精濃度高達每公升1.27毫克 之情形下,仍貿然騎乘普通重型機車上路,危及道路交通安 全,實有不該;並考量其犯罪動機、目的、手段、本次違法 行為幸未肇生交通事故等情節;兼衡其自述為高中畢業之智 識程度、貧寒之家庭經濟狀況;暨其無前科之品行,及其坦 承犯行之犯後態度等一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭 知如易科罰金之折算標準,以資懲儆。 四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項, 逕以簡易判決處刑如主文。 五、如不服本判決,應於判決送達後20日內,向本院提出上訴狀 ,上訴於本院第二審合議庭(應附繕本)。 本案經檢察官郭郡欣聲請簡易判決處刑。 中  華  民  國  114  年  1   月  24  日             橋頭簡易庭 法 官 許欣如 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內,向本院提出上訴狀,上 訴於本院第二審合議庭(應附繕本)。 中  華  民  國  114  年  1   月  24  日                   書記官 陳正 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第185條之3第1項第1款 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者,處3年以下有期徒刑, 得併科30萬元以下罰金: 一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度 達百分之零點零五以上。 附件: 臺灣橋頭地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                    113年度速偵字第1647號   被   告 朱皓偉 (年籍詳卷) 上列被告因公共危險案件,業經偵查終結,認為宜聲請以簡易判 決處刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、朱皓偉於民國113年12月14日10時許,在高雄市○○區○○路00 號10樓之D2住處內飲用威士忌酒後,其呼氣酒精濃度達每公 升0.25毫克以上之不能安全駕駛動力交通工具之程度,仍於 翌(15)日0時許,基於不能安全駕駛動力交通工具之犯意 ,騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車上路。嗣於同日0時 35分許,行經高雄市鳥松區環湖路與文前路口之路檢點時, 因警執行路檢勤務而為警攔查,並測得其吐氣所含酒精濃度 為每公升1.27毫克,始查悉上情。 二、案經高雄市政府警察局仁武分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實,業據被告朱皓偉於警詢及本署偵訊中坦承不 諱,並有酒精濃度檢測單、財團法人工業技術研究院呼氣酒 精測試器檢定合格證書、高雄市政府警察局舉發違反道路交 通管理事件通知單及現場吹測照片在卷可稽,被告犯嫌堪以 認定。 二、核被告所為,係犯刑法第185條之3第1項第1款之酒後駕車罪 嫌。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此  致 臺灣橋頭地方法院 中  華  民  國  113  年  12  月  20  日                檢 察 官 郭 郡 欣

2025-01-24

CTDM-114-原交簡-2-20250124-1

交簡
臺灣橋頭地方法院

公共危險

臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決          113年度交簡字第2698號 聲 請 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 林亞寬 上列被告因公共危險案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(113 年度速偵字第1595號),本院判決如下:   主 文 林亞寬駕駛動力交通工具而有吐氣所含酒精濃度達每公升零點二 五毫克以上情形,處有期徒刑貳月,如易科罰金,以新臺幣壹仟 元折算壹日。   事實及理由 一、本案犯罪事實及證據,除證據新增「車牌號碼000-0000號普 通重型機車車輛詳細資料報表」外,其餘均引用檢察官聲請 簡易判決處刑書之記載(如附件)。 二、核被告林亞寬所為,係犯刑法第185條之3第1項第1款之駕駛 動力交通工具而有吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上 情形罪。 三、爰以行為人之責任為基礎,審酌被告無視酒後不得駕車之禁 令,於飲用酒類後,吐氣所含酒精濃度達每公升0.28毫克之 情形下,仍貿然騎乘普通重型機車上路,危及道路交通安全 ,實有不該;並考量其犯罪動機、目的、手段、本次違法行 為幸未肇生交通事故等情節;兼衡其自述為大學畢業之智識 程度、勉持之家庭經濟狀況;暨其無前科之品行,及其坦承 犯行之犯後態度等一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知 如易科罰金之折算標準,以資懲儆。 四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項, 逕以簡易判決處刑如主文。 五、如不服本判決,應於判決送達後20日內,向本院提出上訴狀 ,上訴於本院第二審合議庭(應附繕本)。 本案經檢察官郭郡欣聲請簡易判決處刑。 中  華  民  國  114  年  1   月  24  日             橋頭簡易庭 法 官 許欣如 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內,向本院提出上訴狀,上 訴於本院第二審合議庭(應附繕本)。 中  華  民  國  114  年  1   月  24  日                   書記官 陳正   附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第185條之3第1項第1款 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者,處3年以下有期徒刑, 得併科30萬元以下罰金: 一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度 達百分之零點零五以上。 附件: 臺灣橋頭地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                   113年度速偵字第1595號   被   告 林亞寬 (年籍詳卷) 上被告因公共危險案件,業經偵查終結,認為宜聲請以簡易判決 處刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、林亞寬於民國113年11月29日7時許,在高雄市○○區○○路00○0 號住處內飲用高梁酒後,其呼氣酒精濃度達每公升0.25毫克 以上之不能安全駕駛動力交通工具之程度,仍於同日18時50 分許,基於不能安全駕駛動力交通工具之犯意,騎乘車牌號 碼000-0000號普通重型機車上路。嗣於同日18時54分許,行 經高雄市左營區崇德路與立莊路口,因交通違規而為警攔查 ,而於同日19時1分許,測得其吐氣所含酒精濃度為每公升0 .28毫克。 二、案經高雄市政府警察局左營分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實,業據被告林亞寬於警詢及本署偵訊中坦承不 諱,並有酒精濃度檢測單、財團法人工業技術研究院呼氣酒 精測試器檢定合格證書在卷可稽。被告犯嫌堪以認定。 二、核被告林亞寬所為,係犯刑法第185條之3第1項第1款之酒後 駕車罪嫌。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此  致 臺灣橋頭地方法院 中  華  民  國  113  年  12  月  5   日                檢 察 官 郭郡欣

2025-01-24

CTDM-113-交簡-2698-20250124-1

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