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附民
臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度附民字第586號 原 告 邱子倩 被 告 劉晏均 上列被告因詐欺等案件(本院114年度金簡字第49號),經原告 提起請求損害賠償之附帶民事訴訟,因事件繁雜非經長久之時日 不能終結其審判,應依刑事訴訟法第504條第1項之規定將本件附 帶民事訴訟移送本院民事庭,特此裁定。 中 華 民 國 114 年 3 月 31 日 刑事第二十一庭 審判長法 官 王國耀 法 官 林翠珊 法 官 呂子平 上列正本證明與原本無異。 本裁定不得抗告。 書記官 吳庭禮 中 華 民 國 114 年 3 月 31 日

2025-03-31

PCDM-114-附民-586-20250331-1

金簡
臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第48號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 陳彥安 上列被告因詐欺等案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第210 60號),因被告自白犯罪(114年度金訴字第421號),本院認宜 以簡易判決處刑,並判決如下:   主 文 陳彥安幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第二項、第一項之一般 洗錢未遂罪,處有期徒刑貳月,併科罰金新臺幣伍仟元,罰金如 易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。   犯罪事實及理由 一、本件犯罪事實、證據,除犯罪事實欄一第13至14行所載「11 2年7月15日上午12時16分許」應補充更正為「112年7月15日 上午12時16分許、同日晚上8時42分許」、犯罪事實欄一第1 5行所載「旋遭提領一空」應更正為「惟因詐欺集團成員未 及提領上開款項即遭警示圈存,而未發生製造金流斷點以掩 飾詐欺犯罪所得之去向、所在之結果而洗錢未遂」,及證據 部分另補充被告陳彥安於本院準備程序中之自白外,餘均引 用如附件檢察官起訴書之記載。 二、論罪科刑:  ㈠新舊法比較:   按行為後法律有變更者,適用行為時之法律。但行為後之法 律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2 條第1項定有明文。而同種之刑,以最高度之較長或較多者 為重,最高度相等者,以最低度之較長或較多者為重,同法 第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者,減輕其刑至二分 之一,則為有期徒刑減輕方法,同法第66條前段規定甚明, 而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較,應就罪刑有關 之法定加減原因與加減例等一切情形,綜其全部罪刑之結果 而為比較;刑法上之「必減」,以原刑減輕後最高度至減輕 後最低度為刑量(刑之幅度),「得減」則以原刑最高度至 減輕最低度為刑量,而比較之。故除法定刑上下限範圍外, 因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍,亦為 有利與否之比較範圍,且應以具體個案分別依照新舊法檢驗 ,以新舊法運用於該個案之具體結果,定其比較適用之結果 。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分,因牽涉個 案量刑裁量之行使,必須已決定為得以易科罰金或易服社會 勞動服務之宣告刑後,方就各該易刑處分部分決定其適用標 準,故於決定罪刑之適用時,不列入比較適用之範圍(最高 法院113年度台上字第2720號判決意旨參照)。查被告行為 後,洗錢防制法於113年7月31日修正公布,並自113年8月2 日起生效施行,與本案有關之法律變更比較如下:  ⒈113年7月31日修正前洗錢防制法第2條規定:「本法所稱洗錢 ,指下列行為:一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或 使他人逃避刑事追訴,而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩 飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權 、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定 犯罪所得」;修正後規定:「本法所稱洗錢,指下列行為: 一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家 對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、 收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特 定犯罪所得與他人進行交易」。而參照該條立法理由,上開 修正係參照德國立法例,並審酌我國較為通用之法制用語進 行文字修正,並未縮減洗錢之定義,就本案而言並無有利或 不利之情形。  ⒉113年7月31日修正前洗錢防制法第14條原規定:「有第2條各 款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺幣500萬 元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形,不得科以超 過其特定犯罪所定最重本刑之刑」,該條第3項規定係105年 12月洗錢防制法修正時所增訂,其立法理由係以「洗錢犯罪 之前置重大不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定 刑為低者,為避免洗錢行為被判處比重大不法行為更重之刑 度,有輕重失衡之虞,參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第 3條第6項增訂第3項規定,定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過 重大犯罪罪名之法定最重本刑。」是該條第3項規定之性質 ,乃個案宣告刑之範圍限制,而屬科刑規範。本案被告所為 之修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢行為之前置重大不法 行為為刑法第339條第1項詐欺取財罪,其洗錢罪之法定本刑 雖為7年以下有期徒刑,但其宣告刑仍受刑法第339條第1項 法定最重本刑之限制,即有期徒刑5年,而應以之列為法律 變更有利與否比較適用之範圍。修正後則於第19條第1項規 定:「有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有 期徒刑,併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產 上利益未達新臺幣1億元者,處6月以上5年以下有期徒刑, 併科新臺幣5,000萬元以下罰金」。就本案幫助洗錢未遂之 財物或財產上利益未達1億元之情形,適用刑法第25條第2項 、30條第2項規定減輕其刑後,因上開規定均屬得減而非必 減之規定,依刑法第35條規定比較新舊法結果,應認113年7 月31日修正前之規定較有利於被告。  ⒊有關自白減刑規定,113年7月31日修正前洗錢防制法第16條 第2項規定:「犯前四條之罪,在偵查及歷次審判中均自白 者,減輕其刑」;113年7月31日修正後洗錢防制法則將該條 次變更為第23條第3項,並規定:「犯前四條之罪,在偵查 及歷次審判中均自白者,如有所得並自動繳交全部所得財物 者,減輕其刑;並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全 部洗錢之財物或財產上利益,或查獲其他正犯或共犯者,減 輕或免除其刑」。而本案被告於偵查中否認全部犯行(見偵 卷第89頁),自無從適用上開規定減輕其刑,是對被告而言 則此部分並無有利不利。  ⒋經上開整體綜合比較結果可知,被告本案所涉洗錢犯行,適 用修正前之洗錢防制法較有利於被告。從而,依刑法第2條 第1項規定,本案自應一體適用113年7月31日修正前之洗錢 防制法對被告論處。   ㈡按刑法上之幫助犯,係對於犯罪與正犯有共同之認識,而以 幫助之意思,對於正犯資以助力,而未參與實施犯罪之行為 者而言。被告將其所申設之合庫商業銀行帳戶(下稱本案帳 戶)資料交予他人,固容任他人作為詐欺取財、洗錢之工具 ,但終究提供金融帳戶資料之行為,並非屬詐欺取財及洗錢 罪之構成要件行為,且無證據證明其以正犯之犯意參與詐欺 取財及洗錢犯行,或與正犯有何犯意聯絡,自應認定被告就 本案所為,係主觀上出於幫助詐欺取財及洗錢之犯意而為構 成要件以外行為。  ㈢核被告所為,係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪、刑法第30條第1項前段、113年7月31日修正 前之洗錢防制法第14條第2項、第1項之幫助一般洗錢未遂罪 。公訴意旨認被告所為係成立幫助一般洗錢既遂罪,容有誤 會,惟既遂犯與未遂犯,其基本犯罪事實並無不同,僅犯罪 之結果有異,尚不生變更起訴法條之問題(最高法院101年 度台上字第3805號、102年度台上字第1998號判決意旨參照 ),併此敘明。  ㈣被告本案所為,係以一提供本案帳戶資料之行為,幫助詐欺 集團成員詐取本案告訴人華相菩之財物並試圖幫助掩飾、隱 匿犯罪所得之去向、所在,而同時觸犯上開幫助詐欺取財罪 及幫助一般洗錢未遂罪,為想像競合犯,應依刑法第55條規 定,從一重之幫助一般洗錢未遂罪處斷。  ㈤刑之減輕事由:  ⒈被告基於幫助之不確定故意為上開提供本案帳戶資料之犯行 ,為幫助犯,爰依刑法第30條第2項規定,按正犯之刑減輕 之。  ⒉被告已著手於本案洗錢行為之實行而未遂,因犯罪結果顯較 既遂之情形為輕,爰依刑法第25條第2項規定,按既遂犯之 刑度減輕之,並依刑法第70條之規定,與前開事由遞減之。  ⒊按犯前四條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,減輕其刑 ,113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項定有明文。 惟查,被告於偵查中否認本案全部犯行,已如前述,自無上 開減刑規定之適用,附此敘明。  ㈥爰以行為人之責任為基礎,審酌被告依其社會經驗及智識程 度,可輕易預見輕率地將金融帳戶之帳號及密碼等資料交給 陌生人,該帳戶可能成為犯罪集團行騙工具,並致使無辜民 眾受騙而受有財產上損害,仍漠不在乎,恣意將本案帳戶資 料提供予他人使用,進而幫助詐欺集團成員遂行洗錢及詐欺 取財犯行,非但使本案告訴人財物受損,更造成一般民眾人 心不安,危害社會治安及金融交易秩序,所為實屬不該,應 予非難。復考量被告犯後雖於偵查中否認犯行,然已於本院 準備程序中坦承犯行,並與告訴人達成調解,將賠償告訴人 新臺幣59,800元之犯後態度,有調解筆錄1份在卷可稽(見 金訴卷第34至35頁),兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、 參與程度與所生危害程度,及其前科素行,有臺灣高等法院 被告前案紀錄表在卷可考,暨斟酌被告於本院準備程序中自 陳高中畢業、現於加油站擔任加油員之工作、無需扶養之人 、經濟狀況不佳之智識程度及家庭經濟狀況(見金訴卷第23 至24頁)等一切具體情狀,量處如主文所示之刑,並就併科 罰金部分諭知易服勞役之折算標準。 三、沒收:  ㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律;本 法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者,亦適 用之。但其他法律有特別規定者,不在此限,刑法第2條第2 項、第11條分別定有明文。是有關沒收應逕行適用裁判時之 法律,無庸為新舊法之比較適用。  ㈡本案被告行為後,洗錢防制法關於沒收之規定,於113年7月3 1日修正公布,同年0月0日生效施行。修正後洗錢防制法第2 5條第1項規定「犯第19條、第20條之罪,洗錢之財物或財產 上利益,不問屬於犯罪行為人與否,沒收之」。揆諸前開說 明,本案依刑法第2條第2項規定,應直接適用裁判時之現行 法即洗錢防制法第25條第1項規定,毋庸為新舊法比較。而 上開規定之立法理由略以:考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪 ,為減少犯罪行為人僥倖心理,避免經查獲之洗錢之財物或 財產上利益(即該等犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無 法沒收之不合理現象,爰於第一項增訂「不問屬於犯罪行為 人與否」,並將所定行為修正為「洗錢」。又金融機構於案 情明確之詐財案件,應循存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常 交易管理辦法第11條規定,將警示帳戶內未被提領之被害人 匯入款項辦理發還。經查,告訴人本案所匯入款項已遭警示 圈存而不在被告之支配或管理中,有受理詐騙帳戶通報警示 簡便格式表附卷可佐(見偵卷第45頁),明確可由銀行逕予 發還,是為免諭知沒收後,仍需待本案判決確定,經檢察官 執行沒收時,再依刑事訴訟法第473條第1項規定聲請發還, 爰認無沒收之必要,以利金融機構儘速依前開規定發還之。  ㈢另被告於本院準備程序中供稱其於本案並未取得犯罪所得等 語(見金訴卷第23頁),綜觀全卷資料,又查無積極證據足 認被告有因本案犯行獲得任何財物或利益,是本案既無證據 證明被告有取得任何報酬,自無須宣告沒收犯罪所得,附此 說明。  四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項,逕以 簡易判決處刑如主文。 五、如不服本判決,得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上   訴狀,上訴於本院第二審合議庭(須附繕本)。 本案經檢察官周欣蓓提起公訴,檢察官鄭存慈到庭執行職務。  中  華  民  國  114  年  3   月  31  日          刑事第二十一庭 法 官 呂子平 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於送達後20日內敘明上訴理由,向本院提出上 訴狀,上訴於本院第二審合議庭 (應附繕本) 。其未敘述上訴理 由者,應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。                  書記官 吳庭禮 中  華  民  國  114  年  3   月  31  日 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下 罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者,處七年以下有期徒刑,併科新臺 幣五百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附件: 臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書                   113年度偵字第21060號   被   告 陳彥安 (略) 上列被告因違反洗錢防制法等案件,已經偵查終結,認應該提起 公訴,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、陳彥安依一般社會生活之通常經驗,預見提供金融帳戶予不 相識之人,可能幫助不相識之人以該帳戶掩飾或隱匿犯罪所 得財物,致使被害人及警方追查無門,竟仍不違其本意,基 於幫助詐欺之不確定犯意,於民國112年7月7日依詐騙集團 成員之指示,臨櫃設定多個約定帳號後,於同年月15日前不 詳時間,以通訊軟體LINE傳送帳戶資料之方式,將其所申辦 之合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶(下稱合庫 銀行帳戶)之帳號、網路銀行帳號及密碼等資料,交予某真 實姓名年籍不詳之人使用,容任他人作為詐欺取財之工具, 而以此方式,幫助該年籍不詳之人實施詐欺取財之犯罪。嗣 該詐騙集團成員於收受上開帳戶資料後,復意圖為自己或他 人不法所有之犯意聯絡,於112年5月30日起,以假網拍詐騙 華相菩,致其陷於錯誤,陸續匯款,其中於112年7月15日上 午12時16分許,匯款新臺幣(下同)3萬元、1萬6,000元至 上開合庫銀行帳戶內,旋遭提領一空。嗣華相菩發覺有異, 報警處理而循線查獲,始悉上情。 二、案經華相菩訴由新北市政府警察局三重分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實: 編號   證據清單   待證事實 1 被告陳彥安於警詢及本署偵查中之供述 被告坦承上開合庫銀行帳戶為其申辦,且於臨櫃設定約定帳戶後,將帳戶帳號、網路銀行帳戶及密碼等資料交予他人等情不諱,惟矢口否認涉有何前揭犯行,辯稱:伊係於網路上認識對方,對方向伊借帳戶做為轉帳使用,伊當時想要與對方交往,才會依指示前往銀行臨櫃辦理約定帳戶,並告知對方網路銀行漲號及密碼等資料,伊沒有提領或轉帳帳戶內款項,伊後來也無法使用帳戶領取薪資,伊也是受害者云云。 2 1、告訴人華相菩於警詢中之指述 2、告訴人華相菩提供之對話紀錄截圖、網路銀行交易明細及其所有之郵局交易明細各1份 證明告訴人於上開時間,遭詐欺集團成員詐騙而匯款被告前揭合庫銀行帳戶之事實。 3 合作金庫商業銀行東三重分行113年8月19日合金東三重第0000000000號函及所附之被告前揭合庫銀行帳戶客戶基本資料查詢單、交易明細表、約定轉入帳號異動申請書等資料 1、證明前揭合庫銀行帳戶為被告所申辦,且告訴人於上開時間匯款至上開合庫銀行帳戶之事實。 2、證明被告前揭合庫銀行帳戶開立網路銀行服務,並於112年7月7日及同年月25日設定約定轉帳之事實。 二、 (一)按行為後法律有變更者,適用行為時之法律,但行為後之法 律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後,洗錢防制法業經修正, 於113年7月31日公布,並自同年8月2日起生效施行。修正前 洗錢防制法第14條第1項係規定:「有第2條各款所列洗錢行 為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺幣5百萬元以下罰金。 」,修正後洗錢防制法第19條第1項係規定:「有第2條各款 所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併科新臺 幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元 以下罰金。」,經比較新舊法,修正後洗錢防制法第19條第 1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」 之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑,而屬得易科罰金 之罪,應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有 利於被告,依刑法第2條第1項但書規定,應適用修正後之洗 錢防制法第19條第1項後段規定。 (二)核被告所為,係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之 幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條 第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。又被告以一行為同時觸犯前 開2罪,為想像競合犯,應依刑法第55條之規定,從一重論 以幫助一般洗錢罪。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此 致 臺灣新北地方法院 中  華  民  國  113  年  8   月  23  日                 檢 察 官 周欣蓓 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  9   月  3   日                書 記 官 余佳軒 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第339條 (普通詐欺罪) 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第 2 條各款所列洗錢行為者,處 3 年以上 10 年以下有期徒 刑,併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益 未達新臺幣一億元者,處 6 月以上 5 年以下有期徒刑,併科新 臺幣 5 千萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。

2025-03-31

PCDM-114-金簡-48-20250331-1

附民
臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度附民字第613號 原 告 張雅淳 被 告 劉晏均 上列被告因詐欺等案件(本院114年度金簡字第49號),經原告 提起請求損害賠償之附帶民事訴訟,因事件繁雜非經長久之時日 不能終結其審判,應依刑事訴訟法第504條第1項之規定將本件附 帶民事訴訟移送本院民事庭,特此裁定。 中 華 民 國 114 年 3 月 31 日 刑事第二十一庭 審判長法 官 王國耀 法 官 林翠珊 法 官 呂子平 上列正本證明與原本無異。 本裁定不得抗告。 書記官 吳庭禮 中 華 民 國 114 年 3 月 31 日

2025-03-31

PCDM-114-附民-613-20250331-1

附民
臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度附民字第603號 原 告 洪鷃綦 被 告 劉晏均 上列被告因詐欺等案件(本院114年度金簡字第49號),經原告 提起請求損害賠償之附帶民事訴訟,因事件繁雜非經長久之時日 不能終結其審判,應依刑事訴訟法第504條第1項之規定將本件附 帶民事訴訟移送本院民事庭,特此裁定。 中 華 民 國 114 年 3 月 31 日 刑事第二十一庭 審判長法 官 王國耀 法 官 林翠珊 法 官 呂子平 上列正本證明與原本無異。 本裁定不得抗告。 書記官 吳庭禮 中 華 民 國 114 年 3 月 31 日

2025-03-31

PCDM-114-附民-603-20250331-1

金訴
臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2418號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 陳建利 上列被告因詐欺等案件,經檢察官提起公訴(113年度偵緝字第 1152號),本院判決如下:   主 文 陳建利幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪, 處有期徒刑伍月,併科罰金新臺幣陸萬元,罰金如易服勞役,以 新臺幣壹仟元折算壹日。   犯罪事實 一、陳建利依其智識及一般社會生活之通常經驗,可預見提供自 己金融帳戶予他人使用,常與財產犯罪密切相關,且使用他 人金融帳戶之目的在於取得贓款及掩飾犯行不易遭檢警追查 ,若任意將自己之金融帳戶資料交予他人使用,可能因此供 作為詐欺犯罪收取不法款項之用,並將犯罪所得款項匯入、 轉出或提領,而藉此掩飾犯罪所得之真正去向,竟仍基於幫 助他人詐欺取財及掩飾詐欺犯罪所得去向之洗錢犯意,於民 國111年11月14日前某時許,在不詳地點,將其所申設之中 華郵政股份有限公司帳號(000)-00000000000000號帳戶(下 稱本案帳戶)之存摺、提款卡及提款卡密碼等資料交付予真 實姓名、年籍均不詳之詐欺集團成員,幫助該詐欺集團成員 從事詐欺取財之犯行。嗣該不詳詐騙集團成員取得本案帳戶 之上開資料後,即共同意圖為自己不法之所有,基於詐欺取 財之犯意聯絡,由不詳詐欺集團成員以如附表所示之詐騙手 法,對方彩懿施以詐術,致方彩懿陷於錯誤,而於附表所示 之匯款時間,匯款新臺幣(下同)6,123元至陳苡寧所申辦 之一卡通票證股份有限公司電支帳號(000)-0000000000號帳 戶內(下稱本案一卡通帳戶,第一層帳戶所有人陳苡寧涉嫌 幫助洗錢等罪嫌部分,業經福建金門地方法院以112 年度金 訴字第17號判決有罪確定),再由該詐欺集團其他成員旋於 附表所示之轉匯時間,將5,000元轉匯至本案帳戶內,復遭 提領及轉匯一空,藉此製造金流斷點,隱匿特定犯罪所得之 去向及所在。嗣方彩懿發現有異,報警處理,始循線查悉上 情。  二、案經方彩懿訴由金門縣警察局金湖分局報告臺灣新北地方檢 察署檢察官偵查起訴。   理 由 壹、證據能力部分: 一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述,除法律有規定 者外,不得作為證據。另按被告以外之人於審判外之陳述, 雖不符合同法第159 條之1 至第159 條之4 之規定,然經當 事人於審判程序同意作為證據,法院審酌該言詞陳述或書面 陳述作成時之情況,認為適當者,亦得為證據。當事人、代 理人或辯護人於法院調查證據時,知有第159條第1 項不得 為證據之情形,而未於言詞辯論終結前聲明異議者,視為有 前項同意,刑事訴訟法第159 條第1 項、第159 條之5 分別 定有明文。該條立法意旨在於傳聞證據未經當事人之反對詰 問予以核實,原則上先予排除,惟若當事人已放棄反對詰問 權,於審判程序中表明同意該等傳聞證據可作為證據;或於 言詞辯論終結前未聲明異議,基於尊重當事人對傳聞證據之 處分權,及證據資料愈豐富,愈有助於真實發見之理念,且 強化言詞辯論主義,使訴訟程序得以順暢進行,上開傳聞證 據亦均具有證據能力。查本案被告陳建利以外之人於審判外 之言詞或書面陳述屬傳聞證據部分,檢察官於本院審理程序 中表示同意有證據能力,被告則表示對證據能力沒有意見( 見金訴字卷第71頁),且迄於言詞辯論終結前亦未聲明異議 ,復本院認其作成之情形並無不當情形,經審酌後認為適當 ,均應認於本案有證據能力。 二、至本案認定事實引用之卷內其餘非供述證據部分,與本案均 有關連性,亦無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員以不 法方式所取得,依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋,當有 證據能力,復於本院審理時,提示並告以要旨,使檢察官、 被告充分表示意見,自得為證據使用。 貳、實體部分: 一、認定犯罪事實所憑證據及認定之理由:   被告矢口否認有何幫助詐欺取財及幫助洗錢之犯行,辯稱: 是我當時的女友陳苡寧把本案帳戶拿去用的,除了我本人以 外,只有陳苡寧知道本案帳戶之帳號、提款卡及網路銀行之 密碼,我只承認我沒有將本案帳戶保管好等語。經查:  ㈠本案帳戶為被告所申辦,及告訴人方彩懿有遭不詳詐欺集團 成員以如附表所示之方式詐騙,因而陷於錯誤,而於如附表 所示之匯款時間,將6,123元匯款至本案一卡通帳戶,旋於 如附表所示之轉匯時間,遭轉匯5,000元至本案帳戶內,復 遭提領及轉匯一空等事實,業據告訴人於警詢時指訴明確( 見偵37176號卷第6至7頁),並有告訴人提出之網路銀行交 易明細擷圖、通話紀錄、本案一卡通帳戶及本案帳戶之交易 明細等件在卷可稽(見偵37176號卷第57、59至62、71頁) ,且為被告所不爭執,是此部分事實,首堪認定。  ㈡被告雖以前詞置辯,惟:  ⒈按刑法上之故意,本即區分直接故意與間接故意,後者僅須 行為人對構成要件結果出現之估算,有一般普遍之「可能性 」為已足,所異者僅係前者須對構成要件結果實現可能性有 「相當把握」之預測;而後者則對構成要件結果出現之估算 ,祇要有一般普遍之「可能性」為已足,其涵攝範圍較前者 為廣,認識之程度則較前者薄弱(最高法院112年度台上字 第1962號判決意旨參照)。次按金融帳戶為現今資本社會之 重要理財工具,一般民眾、法人皆可自由申請開設金融帳戶 ,並無任何特殊之限制,且金融帳戶事關個人財產權益之保 障,具有強烈之屬人性,本須加以妥善保管,防止被他人冒 用;況近年來,利用他人帳戶從事詐欺犯罪之案例層出不窮 ,業經媒體廣為披載,金融機構、國家機關亦一再提醒,民 眾勿將個人帳戶提供他人使用,以免淪為詐騙者之幫助工具 ,是以,僅須稍具通常經驗與社會歷練之一般人即能知悉, 詐欺集團常透過借用、租用、購買人頭帳戶,以收受詐欺或 洗錢之款項,並規避檢警查緝金流去向,一般而言並無何正 當理由得將帳戶資料交予他人自由使用;縱遇特殊情況,偶 需交付他人使用,亦必僅將帳戶借用與關係親近者,並深入 瞭解用途及合理性,始予提供,否則極易被利用為與財產有 關之犯罪工具,上情均為一般人依日常生活認知即易於體察 之常識。故倘若無正當事由,即任意將金融帳戶交付不認識 或無高度信賴基礎之人使用,即可認已具有幫助詐欺、一般 洗錢之不確定故意。  ⒉被告既不否認有將本案帳戶交付他人使用,亦於本院審理程 序中自承其知道自己並未將本案帳戶保管好,需要負一定的 責任等語(見金訴卷第88頁),復衡諸被告於案發時業已成 年,且甫因提供其名下其他金融帳戶帳號予他人使用,及擔 任提款車手、車手頭,經臺灣桃園地方法院於111年8月26日 以109年度金訴字第95號判決有罪(嗣經上訴後由臺灣高等 法院以111年度上訴字第4750號判決上訴駁回),此有臺灣 高等法院被告前案紀錄表附卷可參,則其交付本案帳戶之存 摺、提款卡及網路銀行帳號、密碼等資料提供予他人時,業 經前案之偵審程序,主觀上已具有將該帳戶交由他人使用, 可能係用於收受詐欺款項之認知;且對於匯入本案帳戶內之 資金,如經持有之人提領或轉匯,即無從查得去向,形成金 流斷點,將會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果, 亦有預見之可能,卻仍提供並容任他人使用,可認被告於提 供本案帳戶之存摺、提款卡、密碼時,已具有幫助詐欺及幫 助一般洗錢之不確定故意。  ⒊被告雖辯稱其係將本案帳戶交給陳苡寧使用,然查:  ⑴證人陳苡寧先於偵查中證稱:我與被告先前為曖昧的朋友關 係,我曾使用過本案帳戶,但我並非自己使用、操作,如果 我有購買遊戲弊等轉帳需求時,我會請被告幫我轉帳,我並 不知道本案帳戶之網路銀行帳號及密碼,我於111年11月13 日將本案一卡通帳戶交出去時,並沒有同時將被告的本案帳 戶交付給他人,我只有交出自己的帳戶等語(見偵緝卷第53 至54頁),復於本院審理時進一步證稱:我與被告間為朋友 關係,我們曾於110年至111年間同住在一起約1年的時間, 於我們同住在一起的期間,本案帳戶網路銀行的帳號、密碼 都是被告自己申請的,我只是在一旁教他如何自己用手機申 辦,並沒有拿他的證件去幫忙代辦,我確實曾向被告借用過 本案帳戶,但我都是請被告幫我轉帳,我不會自己使用本案 帳戶的網路銀行,被告並沒有將本案帳戶網路銀行的帳號、 密碼提供給我,本案帳戶的提款卡、存摺也都是由被告自己 保管,我並不清楚被告自己使用本案帳戶的情形,亦不知道 被告是否有將本案帳戶交給其他人,被告不知道也沒有參與 我將本案一卡通帳戶交給其他人的事情等語(見金訴卷第72 至82頁),足見陳苡寧始終明確證述其雖曾向被告借用本案 帳戶轉帳,然其未曾自行使用、操作過本案帳戶,本案帳戶 之存摺、提款卡及網路銀行帳號、密碼等資料均係由被告自 行保管等事實,且前後證述均一致,無矛盾歧異之處,而卷 內又無其他證據可證被告確實有將本案帳戶之提款卡、網路 銀行帳號及密碼等資料交付陳苡寧,則被告上開所辯是否可 採,已非無疑。  ⑵且縱被告上開所辯為真,惟被告業於本院準備程序中陳稱: 於本案案發時,本案帳戶的提款卡和網路銀行是由我和陳苡 寧共同使用,陳苡寧不需要經過我的同意就可以使用本案帳 戶的網路銀行進行轉帳,我有時候也會把提款卡交給陳苡寧 讓她去領錢,我不知道陳苡寧為什麼不用她自己的金融帳戶 ,都要使用我的本案帳戶轉帳等語(見金訴卷第35、37至38 頁),並於本院審理程序中自承其確實並未妥善保管本案帳 戶等語,已如前述,顯見被告對陳苡寧借用本案帳戶之用途 、使用情形均不聞不問,亦未為任何確認或保全措施,僅憑 陳苡寧三言兩語之要求,即逕將本案帳戶之存摺、提款卡及 網路銀行之密碼均交付陳苡寧任意使用,足認被告對於本案 帳戶經交付後,究係作何使用乙事毫不在意。自上可知,即 便被告上開所述屬實,被告事前未就陳苡寧借用本案帳戶之 用途予以確認,事後又未就本案帳戶之使用情況加以掌握, 以致本案帳戶輾轉為詐欺集團成員掌控使用,被告主觀上仍 顯已具容任他人取得本案帳戶之帳號及密碼等資料後,自行 或轉交他人持以實施詐欺財產犯罪,並藉轉匯、提領之行為 製造金流斷點,亦不違背其本意之幫助詐欺取財、幫助一般 洗錢之不確定故意甚明。  ㈢綜上所述,本案事證明確,被告犯行堪以認定,應依法論刑 。 二、論罪科刑:  ㈠新舊法比較:   按行為後法律有變更者,適用行為時之法律。但行為後之法 律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2 條第1項定有明文。而同種之刑,以最高度之較長或較多者 為重,最高度相等者,以最低度之較長或較多者為重,同法 第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者,減輕其刑至二分 之一,則為有期徒刑減輕方法,同法第66條前段規定甚明, 而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較,應就罪刑有關 之法定加減原因與加減例等一切情形,綜其全部罪刑之結果 而為比較;刑法上之「必減」,以原刑減輕後最高度至減輕 後最低度為刑量(刑之幅度),「得減」則以原刑最高度至 減輕最低度為刑量,而比較之。故除法定刑上下限範圍外, 因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍,亦為 有利與否之比較範圍,且應以具體個案分別依照新舊法檢驗 ,以新舊法運用於該個案之具體結果,定其比較適用之結果 。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分,因牽涉個 案量刑裁量之行使,必須已決定為得以易科罰金或易服社會 勞動服務之宣告刑後,方就各該易刑處分部分決定其適用標 準,故於決定罪刑之適用時,不列入比較適用之範圍(最高 法院113年度台上字第2720號判決意旨參照)。查被告行為 後,洗錢防制法先後於112年6月14日、113年7月31日修正( 下分稱第1次修正、第2次修正)公布,並分別自112年6月16 日、113年8月2日起生效施行,與本案有關之法律變更比較 如下:  ⒈第2次修正前洗錢防制法第2條規定:「本法所稱洗錢,指下 列行為:一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人 逃避刑事追訴,而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱 匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分 權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所 得」;修正後規定:「本法所稱洗錢,指下列行為:一、隱 匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特 定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、 持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪 所得與他人進行交易」。而參照該條立法理由,上開修正係 參照德國立法例,並審酌我國較為通用之法制用語進行文字 修正,並未縮減洗錢之定義,就本案而言並無有利或不利之 情形。  ⒉第2次修正前洗錢防制法第14條原規定:「有第2條各款所列 洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺幣500萬元以下 罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形,不得科以超過其特 定犯罪所定最重本刑之刑」,該條第3項規定係105年12月洗 錢防制法修正時所增訂,其立法理由係以「洗錢犯罪之前置 重大不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低 者,為避免洗錢行為被判處比重大不法行為更重之刑度,有 輕重失衡之虞,參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第3條第6 項增訂第3項規定,定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過重大犯 罪罪名之法定最重本刑。」是該條第3項規定之性質,乃個 案宣告刑之範圍限制,而屬科刑規範。本案被告所為之修正 前洗錢防制法第14條第1項洗錢行為之前置重大不法行為為 刑法第339條第1項詐欺取財罪,其洗錢罪之法定本刑雖為7 年以下有期徒刑,但其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最 重本刑之限制,即有期徒刑5年,而應以之列為法律變更有 利與否比較適用之範圍。第2次修正後則於第19條第1項規定 :「有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期 徒刑,併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上 利益未達新臺幣1億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併 科新臺幣5,000萬元以下罰金」。就本案幫助洗錢之財物或 財產上利益未達1億元之情形,適用刑法第30條第2項規定減 輕其刑後,因刑法第30條第2項係屬得減而非必減之規定, 依前開說明,應以原刑最高度至減輕最低度為刑量,舊法( 即第2次修正前)之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上5年以下 ,新法(即第2次修正後)之處斷刑範圍則為有期徒刑3月以 上5年以下,依刑法第35條規定比較新舊法結果,應認第2次 修正前之規定較有利於被告。  ⒊有關自白減刑規定,第1次修正前洗錢防制法第16條第2項規 定:「犯前二條之罪,在偵查或審判中自白者,減輕其刑。 」;第1次修正後、第2次修正前之洗錢防制法第16條第2項 規定:「犯前四條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,減 輕其刑」;第2次修正後則將該條次變更為第23條第3項,並 規定:「犯前四條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,如 有所得並自動繳交全部所得財物者,減輕其刑;並因而使司 法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益 ,或查獲其他正犯或共犯者,減輕或免除其刑」。第1次修 正後將該條項減刑之規定限縮於偵查及歷次審判中均自白始 得適用,第2次修正則增加自動繳交全部所得財物之要件, 而被告於偵查及本院審理時均否認本案犯行(見偵卷第31頁 、金訴卷第85至86頁),自無從適用上開規定減輕其刑,是 對被告而言則此部分並無有利不利。  ⒋經上開整體綜合比較結果可知,被告本案所涉洗錢犯行,適 用第2次修正前之洗錢防制法較有利於被告。從而,依刑法 第2條第1項規定,本案自應一體適用第1次修正後、第2次修 正前之洗錢防制法對被告論處。     ㈡按刑法上之幫助犯,係對於犯罪與正犯有共同之認識,而以 幫助之意思,對於正犯資以助力,而未參與實施犯罪之行為 者而言。被告將本案帳戶資料交予他人,固容任他人作為詐 欺取財、洗錢之工具,但終究提供金融帳戶資料之行為,並 非屬詐欺取財及洗錢罪之構成要件行為,且無證據證明其以 正犯之犯意參與詐欺取財及洗錢犯行,或與正犯有何犯意聯 絡,自應認定被告就本案所為,係主觀上出於幫助詐欺取財 及洗錢之犯意而為構成要件以外行為。  ㈢核被告所為,係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、第1次修正後、第2 次修正前之洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。  ㈣被告本案所為,係以一提供本案帳戶資料之行為,幫助詐欺 集團成員詐取本案告訴人財物及洗錢,同時觸犯幫助詐欺取 財及幫助洗錢罪,為想像競合犯,應依刑法第55條規定,從 一重以幫助洗錢罪處斷。  ㈤刑之減輕事由:  ⒈被告基於幫助之不確定故意為上開提供本案帳戶資料之犯行 ,為幫助犯,爰依刑法第30條第2項規定,按正犯之刑減輕 之。  ⒉按犯前四條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,減輕其刑 ,113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項定有明文。 惟查,被告於偵查及本院審理中均否認本案全部犯行,已如 前述,自無上開減刑規定之適用,附此敘明。   ㈥爰以行為人之責任為基礎,審酌近年我國治安飽受詐欺集團 威脅,民眾受騙案甚多,受騙者辛苦積累之積蓄於一夕之間 化為烏有,且詐欺贓款利用帳戶洗錢逃避追緝,使被害人難 以追回受騙款項,社會對詐騙犯罪極其痛惡,被告明知上情 ,仍未妥善保管本案帳戶,恣意將本案帳戶資料提供予他人 使用,進而幫助詐欺集團成員遂行洗錢及詐欺取財犯行,非 但使本案告訴人財物受損,更造成一般民眾人心不安,危害 社會治安及金融交易秩序,所為實屬不該,應予非難。復考 量被告犯後始終否認犯行,未與告訴人和解或進行調解,並 未賠償告訴人所受損失之犯後態度,另酌以被告犯罪之動機 、目的、手段,及告訴人所受之損害等情,兼衡被告之前科 素行,此有被告之臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可佐, 及其於本案審理時自承國中畢業、入監前從事水電工作、需 扶養母親、經濟狀況普通之智識程度及家庭經濟生活狀況( 見金訴卷第87頁)等一切具體情狀,量處如主文所示之刑, 並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。 三、沒收:  ㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律;本 法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者,亦適 用之。但其他法律有特別規定者,不在此限,刑法第2條第2 項、第11條分別定有明文。是有關沒收應逕行適用裁判時之 法律,無庸為新舊法之比較適用。  ㈡本案被告行為後,洗錢防制法關於沒收之規定,於113年7月3 1日修正公布,同年0月0日生效施行。修正後洗錢防制法第2 5條第1項規定「犯第19條、第20條之罪,洗錢之財物或財產 上利益,不問屬於犯罪行為人與否,沒收之」。揆諸前開說 明,本案依刑法第2條第2項規定,應直接適用裁判時之現行 法即洗錢防制法第25條第1項規定,毋庸為新舊法比較。而 上開規定之立法理由略以:考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪 ,為減少犯罪行為人僥倖心理,避免經查獲之洗錢之財物或 財產上利益(即該等犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無 法沒收之不合理現象,爰於第一項增訂「不問屬於犯罪行為 人與否」,並將所定行為修正為「洗錢」。又上開洗錢防制 法關於沒收之規定,固為刑法關於沒收之特別規定,應優先 適用,然若上開特別沒收規定所未規範之補充規定,諸如追 徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形,洗錢防制 法並無明文規定,應認仍有回歸適用刑法總則相關規定之必 要。而刑法第38條之2第2項所規定之過苛調節條款,係於宣 告沒收或追徵有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性或犯罪所得 價值低微之情形,及考量義務沒收對於被沒收人之最低限度 生活產生影響,允由事實審法院就個案具體情形,依職權裁 量不予宣告或酌減,以調節沒收之嚴苛性(最高法院113年 台上字第2783號判決意旨參照)。  ㈢查告訴人遭層轉而匯入本案帳戶之款項,業遭該詐欺集團成 員提領或轉匯一空,已如前述,而未經查獲,依現存卷內事 證亦不能證明被告對此部分洗錢之財物有事實上管領、處分 權限,故難認被告終局保有此部分洗錢標的之利益,且所為 與一般詐欺集團之核心、上層成員藉由洗錢隱匿鉅額犯罪所 得,進而坐享犯罪利益之情狀顯然有別,是綜合本案情節, 因認本案如仍對被告宣告沒收已移轉其他共犯之財物,容有 過苛之虞,爰依刑法第38條之2第2項規定,就此部分洗錢標 的不對被告宣告沒收或追徵,附此說明。  ㈣另綜觀全卷資料,查無積極證據足認被告有因本案犯行獲得 任何財物或利益,是本案既無證據證明被告有取得任何報酬 ,自無須宣告沒收或追徵犯罪所得,附此說明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官吳宗光提起公訴,檢察官朱秀晴到庭執行職務。  中  華  民  國  114  年  3   月  28  日          刑事第二十一庭 審判長法 官 王國耀                     法 官 林翠珊                     法 官 呂子平 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內敘明上訴理由,向本院提 出上訴狀 (應附繕本) ,上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者,應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。                     書記官 吳庭禮 中  華  民  國  114  年  3   月  28  日 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下 罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者,處七年以下有期徒刑,併科新臺 幣五百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表: 編號 告訴人 詐騙方式 被害人匯款之時間、金額 第一層帳戶 第一層帳戶轉匯時間、金額 第二層帳戶 1 方彩懿 詐騙集團於111年11月14日16時7分許,假冒旋轉拍賣客服人員、銀行人員,撥打電話向方彩懿佯稱:因未簽署服務保障協議,須依指示操作轉帳云云,致其陷於錯誤,匯款新臺幣6,123元。 111年11月14日16時30分許,匯款新臺幣6,123元。 另案被告陳苡寧所申辦之一卡通票證股份有限公司電支帳號(000)-0000000000號帳戶(即本案一卡通帳戶)。 111年11月14日16時34分許,匯款新臺幣5,000元。 被告陳建利所有中華郵政股份有限公司帳號(000)-00000000000000號帳戶。

2025-03-28

PCDM-113-金訴-2418-20250328-1

簡上
臺灣新北地方法院

毒品危害防制條例

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度簡上字第30號 上 訴 人 即 被 告 王英隆 上列上訴人即被告因違反毒品危害防制條例案件,不服本院於民 國113年10月14日113年度簡字第4268號第一審刑事簡易判決(聲 請簡易判決處刑案號:113年度毒偵字第4145號),提起上訴, 本院管轄之第二審合議庭判決如下:   主 文 上訴駁回。   事實及理由 一、本案經本院審理結果,認原審以上訴人即被告王英隆(下稱 被告)係犯毒品危害防制條例第10條第2項之施用第二級毒品 罪,依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2 項等規定,復以行為人之責任為基礎,審酌被告意志力薄弱 ,施用毒品經觀察勒戒後,再犯本案,仍無法斷絕施用毒品 惡習,漠視國家對於杜絕毒品犯罪之法令禁制,所為殊值非 難,惟念其犯罪後已坦承犯行,尚知悔悟,施用毒品所生之 危害,實以自戕身心健康為主,對於他人生命、身體、財產 等法益,尚無明顯重大實害,兼衡施用毒品者具有「病患性 犯人」之特質及其前同因違反毒品危害防制條例等案件,經 法院分別判處罪刑、定應執行刑確定,入監執行後,於民國 107年4月18日縮短刑期假釋出監付保護管束,後經撤銷假釋 ,尚有殘刑6月又7日,於108年7月19日執行完畢等情,有臺 灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可稽,品行素行非端, 暨其犯罪之動機、目的、手段、於警詢中自陳國中畢業之智 識程度、家庭經濟勉持之生活狀況等一切情狀,量處如原審 主文所示之刑,並依刑法第41條第1項規定諭知如易科罰金 之折算標準,其認事、用法及量刑均無不當,應予維持。本 案犯罪事實、證據及理由均引用原審刑事簡易判決書所載( 如附件,含檢察官聲請簡易判決處刑書)。 二、被告經合法傳喚,無正當之理由不到庭,其提出之刑事上訴 狀則明確記載:被告於警詢及偵查中均坦承本案犯行,請審 酌被告自白認罪,犯後態度良好,從輕量刑等語(見簡上卷 第7頁),是認上訴人只對原審之科刑事項提起上訴無訛。 從而,本院僅就原審判決量刑妥適與否進行審理,至於原審 判決其他部分,則非本院審查範圍。 三、按關於刑之量定,係實體法上賦予法院得為自由裁量之事項 ,倘其未有逾越法律所規定之範圍,或濫用其權限,即不得 任意指摘為違法(最高法院75年台上字第7033號判例意旨可 資參照)。量刑輕重屬實體法賦予法院之自由裁量權,此等 職權之行使,在求具體個案不同情節之妥適,倘法院於量刑 時,已以行為人之責任為基礎,並斟酌刑法第57條各款所列 情狀,而未逾越法定範圍,又無明顯濫權情形,即不得任意 指為違法(最高法院101年度台上字第1250號判決意旨可資 參照)。經查,原審於量刑時既已審酌前述關於被告之犯後 態度、素行、犯罪動機、目的、手段、所生危害、智識程度 、生活狀況、犯罪後態度等一切情狀,而量處上開宣告刑及 諭知易科罰金之折算標準,原判決量刑既未逾越法定範圍, 亦無違背公平正義之精神,客觀上不生量刑畸重或有所失入 之裁量權濫用,核與罪刑相當原則無悖,依前揭說明,尚難 認有何違法之處。從而,被告以前詞請求從輕量刑等語,核 無理由,應予駁回。   四、按第二審被告合法傳喚,無正當之理由不到庭者,得不待其 陳述,逕行判決,刑事訴訟法第371條定有明文。又對於簡 易判決處刑有不服者之上訴,準用前揭之規定,此觀諸刑事 訴訟法第455條之1第3項之規定自明。本案被告經本院合法 傳喚,於審判期日無正當之理由不到庭,此有本院送達證書 、刑事報到明細在卷可憑(見簡上卷第53至57頁),爰依前 開規定,不待其陳述,逕為一造辯論判決。 據上論斷,依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第368條、 第371條、第373條,判決如主文。 本案經檢察官陳旭華聲請以簡易判決處刑,檢察官朱秀晴到庭執 行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  28  日          刑事第二十一庭 審判長法 官 王國耀                     法 官 林翠珊                     法 官 呂子平 上列正本證明與原本無異。 不得上訴。                     書記官 吳庭禮 中  華  民  國  114  年  3   月  28  日 附錄本案論罪科刑法條: 毒品危害防制條例第10條 施用第一級毒品者,處六月以上五年以下有期徒刑。 施用第二級毒品者,處三年以下有期徒刑。 附件:                     臺灣新北地方法院刑事簡易判決                   113年度簡字第4268號 聲 請 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被   告 王英隆 上列被告因違反毒品危害防制條例案件,經檢察官聲請以簡易判 決處刑(113年度毒偵字第4145號),本院判決如下:   主 文 王英隆施用第二級毒品,處有期徒刑伍月,如易科罰金,以新臺 幣壹仟元折算壹日。   事實及理由 一、本件犯罪事實、證據及應適用法條,除補充、更正如下外, 其餘均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載:  ㈠犯罪事實欄一、第3、4行「111年毒偵緝字第41號」,更正為 「111年度毒偵緝字第41號、第42號、111年度毒偵字第2336 號」。  ㈡證據並所犯法條欄二、另補充「又其施用前非法持有甲基安 非他命之行為,為施用毒品之當然手段,應為施用毒品之行 為所吸收,不另論罪」。 二、爰審酌被告意志力薄弱,施用毒品經觀察勒戒後,再犯本案 ,仍無法斷絕施用毒品惡習,漠視國家對於杜絕毒品犯罪之 法令禁制,所為殊值非難,惟念其犯罪後已坦承犯行,尚知 悔悟,施用毒品所生之危害,實以自戕身心健康為主,對於 他人生命、身體、財產等法益,尚無明顯重大實害,兼衡施 用毒品者具有「病患性犯人」之特質及其前同因違反毒品危 害防制條例等案件,經法院分別判處罪刑、定應執行刑確定 ,入監執行後,於民國107年4月18日縮短刑期假釋出監付保 護管束,後經撤銷假釋,尚有殘刑6月又7日,於108年7月19 日執行完畢等情,有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷 可稽,品行素行非端,暨其犯罪之動機、目的、手段、於警 詢中自陳國中畢業之智識程度、家庭經濟勉持之生活狀況等 一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折算標 準。 三、末查,被告用以施用第二級毒品甲基安非他命之玻璃球吸食 器1個,未據扣案,復無證據證明現尚存在,衡諸上開器具 材料取得容易,縱使予以沒收,對於預防將來犯罪之效果亦 有限,欠缺刑法上之重要性,爰不予宣告沒收。   四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項, 逕以簡易判決處刑如主文。 五、如不服本判決,得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上 訴狀,上訴於本院第二審合議庭(須附繕本)。 本案經檢察官陳旭華聲請以簡易判決處刑。   中  華  民  國  113  年  10  月  14  日          刑事第二十七庭 法 官 王綽光 上列正本證明與原本無異。                  書記官 張婉庭 中  華  民  國  113  年  10  月  15  日 附錄本案論罪科刑法條: 毒品危害防制條例第10條 施用第一級毒品者,處6月以上5年以下有期徒刑。 施用第二級毒品者,處3年以下有期徒刑。 ──────────────────────────── ◎附件: 臺灣新北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                    113年度毒偵字第4145號   被   告 王英隆 (略) 上列被告因違反毒品危害防制條例案件,業經偵查終結,認宜聲 請以簡易判決處刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:      犯罪事實 一、王英隆前因施用毒品案件,經依臺灣新北地方法院裁定送觀 察、勒戒後,認無繼續施用毒品之傾向,於民國111年1月27日 執行完畢釋放出所,並經本署檢察官以111年毒偵緝字第41號 為不起訴處分確定。詎猶不知悔改,於上開觀察、勒戒執行完 畢3年內,復基於施用第二級毒品之犯意,於113年5月13日2 時許,在其新北市○○區○○○路000號居所內,以將第二級毒品 甲基安非他命放置玻璃球吸食器內燒烤吸食煙霧之方式,施 用第二級毒品甲基安非他命1次。嗣因其遭通緝,為警緝獲 並於113年5月15日11時16分許為警採集其尿液送驗後,結果 呈安非他命、甲基安非他命陽性反應,而查悉上情。 二、案經新北市政府警察局三峽分局報告偵辦。      證據並所犯法條 一、證據: (一)被告王英隆之供述。 (二)自願受採尿同意書、濫用藥物尿液檢驗檢體真實姓名對照表 、台灣檢驗科技股份有限公司出具之濫用藥物尿液檢驗報告 (檢體編號:0000000U0459)各1份。 二、核被告所為,係違反毒品危害防制條例第10條第2項之施用   第二級毒品罪嫌。 三、依毒品危害防制條例第23條第2項、刑事訴訟法第451條第1   項聲請逕以簡易判決處刑。   此 致 臺灣新北地方法院 中  華  民  國  113  年  8   月  19  日                檢 察 官 陳旭華

2025-03-28

PCDM-114-簡上-30-20250328-1

臺灣新北地方法院

定其應執行刑

臺灣新北地方法院刑事裁定 114年度聲字第944號 聲 請 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 受 刑 人 吳宗憲 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(114年度執聲字第627號),本院裁定如下:    主 文 吳宗憲所犯如附表所示各罪所處之刑,應執行有期徒刑伍年參月 。    理 由 一、聲請意旨略以:受刑人吳宗憲因犯侵占等案件,先後經判決 確定如附表,應依刑法第53條及第51條第5款,定其應執行 之刑,爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定等語。 二、按裁判確定前犯數罪者,併合處罰之。但有下列情形之一者 ,不在此限:一、得易科罰金之罪與不得易科罰金之罪。二 、得易科罰金之罪與不得易服社會勞動之罪。三、得易服社 會勞動之罪與不得易科罰金之罪。四、得易服社會勞動之罪 與不得易服社會勞動之罪。前項但書情形,受刑人請求檢察 官聲請定應執行刑者,依第51條規定定之;數罪併罰,分別 宣告其罪之刑,依下列各款定其應執行者:五、宣告多數有 期徒刑者,於各刑中之最長期以上,各刑合併之刑期以下, 定其刑期。但不得逾30年。七、宣告多數罰金者,於各刑中 之最多額以上,各刑合併之金額以下,定其金額;數罪併罰 ,有二裁判以上者,依第51條之規定,定其應執行之刑,刑 法第50條第1項、第2項、第51條第5款、第7款及第53條分別 定有明文。次按依刑法第53條應依刑法第51條第5款至第7款 之規定,定其應執行之刑者,由該案犯罪事實最後判決之法 院對應之檢察署檢察官,備具繕本,聲請該法院裁定之,刑 事訴訟法第477條第1項前段定有明文。 三、經查,本件受刑人先後因犯侵占等案件,經如附表所示法院 以如附表所示判決,分別判處如附表所示之刑,均經確定在 案,有上開判決書及受刑人臺灣高等法院被告前案紀錄表在 卷可憑,又其中受刑人所犯如附表編號1至2、6、11、13所 示之罪為得易科罰金之罪,如附表編號12所示之罪為得易服 社會勞動之罪,如附表所示其餘之罪則為不得易科罰金亦不 得易服社會勞動之罪,合於刑法第50條第1項但書情形,依 同條第2項規定,須經受刑人請求檢察官聲請定其應執行刑 ,始得依刑法第51條規定定之,而本案業經受刑人向檢察官 請求就附表所示案件聲請定應執行刑,有受刑人114年2月26 日出具之定刑聲請切結書1份在卷可稽。是本院為最後審理 事實諭知罪刑之法院,而如附表所示之罪乃於裁判確定前犯 數罪,檢察官依上開規定聲請就如附表所示之罪合併定其應 執行之刑,洵屬正當,應予准許。另本院已發函請受刑人就 本案表示意見,受刑人並已表示對本案定刑表示希望能從輕 量刑等語,此有受刑人114年3月21日出具之定應執行刑意見 查詢表附卷可佐,業已依刑事訴訟法第477條第3項規定給予 受刑人表示意見之機會。爰依外部界限,即不得重於附表所 示各罪刑之總和,及內部界限,即不得重於附表編號1至2、 3至5、7至8前分別定應執行刑合計之結果,並本於罪責相當 之要求,在前述界限範圍內,綜合斟酌受刑人分別係犯施用 毒品、加重詐欺、竊盜、幫助洗錢及侵占等罪,其所犯加重 詐欺部分均係於112年6至7月間所犯,且均係侵害財產法益 ,其犯罪類型、行為態樣、動機均大致相同,責任非難重複 之程度較高,暨其餘犯罪行為之不法與罪責程度,及對其施 以矯正之必要性等情,定如主文所示之應執行刑。又受刑人 所犯如附表編號1至2、6、11、13所示之罪雖為得易科罰金 之罪,但因如附表所示其餘之罪均為不得易科罰金之罪,其 合併處罰之結果,揆諸前開說明,其執行刑部分自無庸諭知 易科罰金折算標準,附此敘明。   四、依刑事訴訟法第477條第1項,裁定如主文。   中  華  民  國  114  年  3   月  27  日          刑事第二十一庭 法 官 呂子平 上列正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後十日內敘明抗告理由,向本院提 出抗告狀。                  書記官 吳庭禮     中  華  民  國  114  年  3   月  28  日

2025-03-27

PCDM-114-聲-944-20250327-1

臺灣新北地方法院

定其應執行刑

臺灣新北地方法院刑事裁定 114年度聲字第770號 聲 請 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 受 刑 人 陳鋒澤 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(114年度執聲字第552號),本院裁定如下:    主 文 陳鋒澤所犯如附表所示各罪所處之刑,應執行有期徒刑陸月,如 易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。    理 由 一、聲請意旨略以:受刑人陳鋒澤因違反毒品危害防制條例案件 ,先後經判決確定如附表,應依刑法第53條及第51條第5 款 ,定其應執行之刑,爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定 等語。 二、按依刑法第53條應依刑法第51條第5款之規定,定其應執行 之刑者,由該案犯罪事實最後判決之法院對應之檢察署檢察 官,備具繕本,聲請該法院裁定之;裁判確定前犯數罪者, 併合處罰之;數罪併罰,有二裁判以上者,依第51條之規定 ,定其應執行之刑;宣告多數有期徒刑者,於各刑中之最長 期以上,各刑合併之刑期以下,定其刑期,但不得逾30年, 刑事訴訟法第477條第1項,刑法第50條第1項前段、第53條 、第51條第5款分別定有明文。又數罪併罰之定應執行刑, 係出於刑罰經濟與責罰相當之考量,應檢視受刑人本身及其 所犯數罪反應之人格特性,並權衡行為人之責任、整體刑法 目的及相關刑事政策,在量刑權之法律拘束性原則下,依刑 法第51條規定,以限制加重原則作為量刑自由裁量權之外部 界限,並應受法規範秩序下比例原則、責罰相當原則等裁量 權內部界限支配,以兼顧刑罰衡平。 三、查本件受刑人先後因違反毒品危害防制條例案件,經本院分 別以如附表所示判決,各判處如附表所示之刑,均經分別確 定在案,有上開判決書及受刑人臺灣高等法院被告前案紀錄 表在卷可稽。茲聲請人以本院為前揭案件犯罪事實最後判決 之法院聲請定其應執行刑,本院審核認聲請為正當,應予准 許。另本院已依刑事訴訟法第477條第3項規定意旨,檢具檢 察官聲請書繕本函知受刑人得對本件定應執行刑表示意見, 如文到後7日內未回覆,視為無意見,而上開通知業於民國1 14年3月11日送達受刑人,有本院陳述意見函暨送達證書可 憑,然受刑人迄今未向本院表示意見,有本院收文、收狀資 料查詢清單足參,是本院業已提供受刑人陳述意見之機會, 併予敘明。爰審酌受刑人所犯如附表所示之罪,均為施用毒 品罪,所侵害者均非具有不可替代性、不可回復性之個人法 益,且各自之犯罪類型、行為態樣、動機均大致相同,責任 非難重複之程度較高,並斟酌其犯罪行為之不法與罪責程度 ,及對其施以矯正之必要性,定如主文所示之應執行刑,並 諭知易科罰金之折算標準。 四、依刑事訴訟法第477條第1項,刑法第53條、第51條第5款、 第41條第1項前段,裁定如主文。         中  華  民  國  114  年  3   月  26  日          刑事第二十一庭 法 官 呂子平 上列正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後十日內敘明抗告理由,向本院提 出抗告狀。                  書記官 吳庭禮 中  華  民  國  114  年  3   月  26  日

2025-03-26

PCDM-114-聲-770-20250326-1

單禁沒
臺灣新北地方法院

聲請宣告沒收違禁物

臺灣新北地方法院刑事裁定 114年度單禁沒字第250號 聲 請 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 林勝忠 上列聲請人因被告違反毒品危害防制條例案件(111年度毒偵字第6200號),經聲請人聲請宣告沒收違禁物(114年度執聲沒字第168號),本院裁定如下:    主 文 扣案如附表所示之物均沒收銷燬之。    理 由 一、聲請意旨略以:被告林勝忠因違反毒品危害防制條例案件, 經臺灣新北地方檢察署檢察官以111年度毒偵字第6200號為 緩起訴處分確定,緩起訴期間為1年6月,並已於民國113年9 月16日期滿,扣案如附表扣案物欄所示之物經送驗結果,均 檢出第二級毒品甲基安非他命成分,有如附表鑑定報告及卷 頁欄所示鑑驗書在卷可稽,均屬違禁物,爰依刑法第40條第 2項、毒品危害防制條例第18條第1項,聲請裁定沒收銷燬等 語。 二、按查獲之第一、二級毒品及專供製造或施用第一、二級毒品 之器具,不問屬於犯罪行為人與否,均沒收銷燬之,毒品危 害防制條例第18條第1項前段定有明文。又違禁物,不問屬 於犯罪行為人與否,沒收之;違禁物或專科沒收之物得單獨 宣告沒收,刑法第38條第1項、第40條第2項分別定有明文。 三、經查,被告林勝忠前因施用第二級毒品案件,經臺灣新北地 方檢察署檢察官於112年2月28日以111年度毒偵字第6200號 為附命戒癮治療之緩起訴處分,嗣檢察官職權送請再議,經 臺灣高等檢察署檢察長於112年3月17日以112年度上職議字 第2445號處分書駁回再議確定,緩起訴期間1年6月,自112 年3月17日至113年9月16日止,且期滿未經撤銷等情,有上 開緩起訴處分書、駁回再議處分書、臺灣新北地方檢察署檢 察官緩起訴處分命令通知書、臺灣高等法院被告前案紀錄表 等件在卷可憑。被告於該案中為警查扣之如附表扣案物欄所 示之物,經鑑定結果如附表鑑驗結果欄所示,並有如附表鑑 定報告及卷頁欄所示鑑定書附卷可憑,而盛裝如附表所示毒 品之包裝袋上所殘留之毒品殘渣均難以析離,且無析離之實 益與必要,均應視同毒品,核均屬違禁物,自均應依前述規 定沒收銷燬之。至於鑑定時取樣部分,已因檢驗後耗盡不存 在,該部分毋庸再為沒收銷燬之諭知。揆諸前揭說明,本案 聲請核屬有據,應予准許。  四、依刑事訴訟法第455條之36第2項,毒品危害防制條例第18條 第1項前段,刑法第40條第2項之規定,裁定如主文。   中  華  民  國  114  年  3   月  26  日          刑事第二十一庭 法 官 呂子平 上列正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後十日內敘明抗告理由,向本院提 出抗告狀。                  書記官 吳庭禮 中  華  民  國  114  年  3   月  26  日 附表: 編號 扣案物 數量 鑑定結果 鑑定報告及卷頁 1 甲基安非他命 5包 ⑴外觀:白色或透明晶體5包 ⑵毛重:4.3028公克(含5個塑膠袋及5張標籤重) ⑶淨重:3.3130公克 ⑷取樣量:0.0020公克 ⑸驗餘量:3.3110公克 ⑹檢出成分甲基安非他命 臺北榮民總醫院111年10月5日北榮毒鑑字第C0000000號毒品成分鑑定書(111毒偵6200卷第41頁) 2 甲基安非他命 1包 ⑴外觀:白色或透明晶體1包 ⑵毛重:0.5712公克(含1個塑膠袋及1張標籤重) ⑶淨重:0.3440公克 ⑷取樣量:0.0024公克 ⑸驗餘量:0.3416公克 ⑹檢出成分甲基安非他命

2025-03-26

PCDM-114-單禁沒-250-20250326-1

臺灣新北地方法院

定其應執行刑

臺灣新北地方法院刑事裁定 114年度聲字第810號 聲 請 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 受 刑 人 曹奕雯 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(114年度執聲字第522號),本院裁定如下:    主 文 曹奕雯所犯如附表所示各罪所處之刑,應執行有期徒刑壹年玖月 。    理 由 一、聲請意旨略以:受刑人曹奕雯因犯詐欺等案件,先後經判決 確定如附表,應依刑法第53條及第51條第5款,定其應執行 之刑,爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定等語。 二、按裁判確定前犯數罪者,併合處罰之。但有下列情形之一者 ,不在此限:一、得易科罰金之罪與不得易科罰金之罪。前 項但書情形,受刑人請求檢察官聲請定應執行刑者,依第51 條規定定之。數罪併罰,分別宣告其罪之刑,依下列各款定 其應執行者:五、宣告多數有期徒刑者,於各刑中之最長期 以上,各刑合併之刑期以下,定其刑期。但不得逾30年。數 罪併罰,有二裁判以上者,依第51條之規定,定其應執行之 刑。依刑法第53條及第54條應依刑法第51條第5款至第7款之 規定,定其應執行之刑者,由該案犯罪事實最後判決之法院 對應之檢察署檢察官,備具繕本,聲請該法院裁定之。法院 於接受繕本後,應將繕本送達於受刑人。法院對於第一項聲 請,除顯無必要或有急迫情形者外,於裁定前應予受刑人以 言詞或書面陳述意見之機會。刑法第50條第1項第1款、第2 項、第51條第5款、第53條,刑事訴訟法第477條第1、3項分 別定有明文。而數罪併罰中之一罪,依刑法規定得易科罰金 ,若因與不得易科之他罪併合處罰結果而不得易科罰金時, 原可易科部分所處之刑,自亦無庸為易科折算標準之記載。 三、本件受刑人先後因犯詐欺等案件,經如附表所示法院以如附 表所示判決,分別判處如附表所示之刑,均經確定在案,有 上開判決書及受刑人臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可憑 ,又其中受刑人所犯如附表編號2所示之罪為得易科罰金之 罪,如附表所示其餘之罪為不得易科罰金之罪,合於刑法第 50條第1項但書第1款情形,依同條第2項規定,須經受刑人 請求檢察官聲請定其應執行刑,始得依刑法第51條規定定之 ,而本案業經受刑人向檢察官請求就附表所示案件聲請定應 執行刑,有受刑人114年1月9日出具之定刑聲請切結書1份在 卷可稽。是本院為最後審理事實諭知罪刑之法院,而如附表 所示之罪乃於裁判確定前犯數罪,檢察官依上開規定聲請就 如附表所示之罪合併定其應執行之刑,洵屬正當,應予准許 。另本院已發函請受刑人就本案表示意見,受刑人並已表示 對本案定刑沒有意見等情,此有受刑人114年3月18日出具之 定應執行刑意見查詢表附卷可佐,業已依刑事訴訟法第477 條第3項規定給予受刑人表示意見之機會。爰依外部界限, 即不得重於附表所示各罪刑之總和,及內部界限,即不得重 於附表編號1至2、3前分別定應執行刑合計之結果,並本於 罪責相當之要求,在前述界限範圍內,綜合斟酌受刑人分別 係犯幫助洗錢、施用毒品及加重詐欺等罪,其所犯加重詐欺 部分均係於111年7月間所犯,且均係侵害財產法益,其犯罪 類型、行為態樣、動機均大致相同,責任非難重複之程度較 高,暨其餘犯罪行為之不法與罪責程度,及對其施以矯正之 必要性等情,定如主文所示之應執行刑。又受刑人所犯如附 表編號2所示之罪雖為得易科罰金之罪,但因如附表所示其 餘之罪均為不得易科罰金之罪,其合併處罰之結果,揆諸前 開說明,其執行刑部分自無庸諭知易科罰金折算標準,附此 敘明。   四、依刑事訴訟法第477條第1項,刑法第53條、第51條第5款, 裁定如主文。   中  華  民  國  114  年  3   月  26  日          刑事第二十一庭 法 官 呂子平 上列正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後十日內敘明抗告理由,向本院提 出抗告狀。                  書記官 吳庭禮 中  華  民  國  114  年  3   月  26  日

2025-03-26

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