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聲保
臺灣桃園地方法院

聲請假釋期中交付保護管束

臺灣桃園地方法院刑事裁定 114年度聲保字第49號 聲 請 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 受 刑 人 胡凱樂 上列受刑人因肇事遺棄罪等案件,經聲請人聲請假釋中付保護管 束(114年度執聲付字第25號),本院裁定如下:   主 文 胡凱樂假釋中付保護管束。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人胡凱樂因肇事遺棄罪等案件,經法院 判處有期徒刑合計6年10月,現於法務部○○○○○○○○○執行中。 茲因受刑人於民國114年1月16日經核准假釋在案,依刑法第 93條第2項之規定,在假釋中應付保護管束,爰依刑事訴訟 法第481條之規定聲請裁定等語。 二、按假釋出獄者,在假釋中付保護管束;又依刑法第93條第2 項之假釋中付保護管束,由檢察官聲請該案犯罪事實最後裁 判之法院裁定之,刑法第93條第2項、刑事訴訟法第481條第 1項第2款分別定有明文。 三、經查,聲請意旨所述上情,有臺灣高等法院被告前案紀錄表 在卷可參,並經本院審閱卷附法務部矯正署114年1月16日法 矯署教字第11301990331號函暨所附法務部○○○○○○○○○假釋出 獄人交付保護管束名冊確認無訛。是受刑人經假釋後既尚在 所餘刑期中,則聲請人以本院為犯罪事實最後裁判之法院, 聲請裁定於受刑人假釋中付保護管束,核無不合,應予准許 。 四、依刑事訴訟法第481條第1項第2款,刑法第96條但書、第93 條第2項,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  1   月  20  日          刑事第十五庭 法 官 郭于嘉 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。                 書記官 魏瑜瑩 中  華  民  國  114  年  1   月  21  日

2025-01-20

TYDM-114-聲保-49-20250120-1

桃簡
臺灣桃園地方法院

竊盜

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 114年度桃簡字第144號 聲 請 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 黃雅璇 (另案於法務部○○○○○○○○○執行中) 上列被告因竊盜案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(113年度 偵字第57799號),本院判決如下:   主 文 黃雅璇犯竊盜罪,共貳罪,各處有期徒刑參月,如易科罰金,均 以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑肆月,如易科罰金, 以新臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案如附表所示之犯罪所得均沒收,於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時,追徵其價額。   犯罪事實及理由 一、本件犯罪事實及證據,均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之 記載(如附件)。 二、論罪科刑:  ㈠核被告黃雅璇所為,均係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。其 所犯上揭2罪間,犯意各別,行為互殊,應分論併罰。  ㈡爰以行為人之責任為基礎,審酌被告前有數次因竊盜案件經 法院論罪科刑之紀錄,有臺灣高等法院被告前案紀錄表可參 ,其竟仍不思憑己力賺取金錢,反一再恣意竊取他人財物, 欠缺對他人財產權之尊重,所為實有不該;惟念及被告犯後 坦承犯行之態度,並參以其所竊得如附表所示之財物迄未歸 還告訴人李銘哲,亦未取得告訴人之諒解或實際賠償損害; 再衡以被告於警詢時自陳所受教育程度為高中肄業,職業為 物流業,家庭經濟狀況勉持(見偵卷第9頁)等一切情狀, 就其所犯2罪,分別量處如主文第1項所示之刑,併均諭知易 科罰金之折算標準。又衡酌被告所犯2次竊盜罪,犯罪時間 前後相距非遠,犯罪動機尚無不同,所侵害之法益亦非具有 不可替代性、不可回復性之個人法益,暨考量其犯罪類型、 行為態樣等各情,本於罪責相當原則之要求,在法律外部性 及內部性界限範圍內,綜合斟酌被告犯罪行為之不法與罪責 程度,及對其施以矯正之必要性,定其應執行之刑如主文第 1項所示,併諭知易科罰金之折算標準,以示懲儆。 三、又被告所竊得如附表所示之財物,雖未扣案,然屬其犯罪所 得,且迄未實際合法發還被害人,自應依刑法第38條之1第1 項前段、第3項之規定,宣告沒收,並於全部或一部不能沒 收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第450條第1項、 第454條第2項,逕以簡易判決處刑如主文。 五、如不服本判決,得自判決送達之日起20日內,向本院提出上 訴狀(應附繕本),上訴於管轄之第二審合議庭。 本案經檢察官李允煉聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  114  年  1   月  17  日          刑事第十五庭 法 官 郭于嘉 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀(應附 繕本)。                 書記官 魏瑜瑩 中  華  民  國  114  年  1   月  17  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。 附表:(民國/新臺幣) 編號 犯罪時間 物品名稱及數量 1 113年8月20日凌晨4時52分許 現金5,000元 2 113年8月29日凌晨4時46分許 現金5,000元 附件: 臺灣桃園地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                   113年度偵字第57799號   被   告 黃雅璇 女 22歲(民國00年00月00日生)             住桃園市大園區拔子林三路53巷17弄              51之25號3樓             (現另案在法務部○○○○○○○○ ○執行中)             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因竊盜案件,業經偵查終結,認宜聲請以簡易判決處刑 ,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、黃雅璇前係李銘哲在桃園市○○區○○路0號經營夜間飛行酒吧 之員工,竟意圖為自己不法之所有,基於竊盜之犯意,分別 於民國113年8月20日凌晨4時52分許、同年月29日凌晨4時46 分許,在上址,徒手竊取店內之現金新臺幣(下同)5,000 元、5,000元,得手後騎車逃逸。嗣於113年9月4日上午9時 許,李銘哲察覺上開款項遭竊並調閱現場監視器影像畫面, 始悉上情。 二、案經李銘哲訴由桃園市政府警察局蘆竹分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實,業據被告黃雅璇於警詢時及偵查中坦承不諱 ,核與證人即告訴人李銘哲於警詢時證述情節相符,並有現 場監視器畫面擷圖照片8張在卷可稽,是被告犯嫌應堪認定 。 二、核被告所為,係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。被告所為 上開2次竊盜行為,時間不同、犯意有別,請予分論併罰。 又被告上開犯罪所得,請依刑法第38條之1第1項規定宣告沒 收,如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,則請依刑 法第38條之1第3項規定,追徵其價額。 三、至告訴及報告意旨認被告於上揭時、地所竊取款項分別為6, 000元至8,000元間乙情。惟為被告所否認,並稱:伊為了要 繳水電及房租,每次都沒有拿超過5,000元等語,且觀諸卷 附前揭監視器影像畫面,雖有攝得被告確實有於上揭時、地 出現之影像,然並未攝得其竊取之確切金額,佐以告訴人並 未提供積極證據以實其說,是此部分除告訴人之片面指陳外 ,別無其他具體實據足資佐證,礙難逕為不利於被告之認定 。然此部分倘成立犯罪,與前揭犯罪事實聲請簡易判決部分 為同一基本社會事實,應為聲請簡易判決效力所及,爰不另 為不起訴處分,附此敘明。 四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此 致 臺灣桃園地方法院 中  華  民  國  114  年  01  月   03  日              檢 察 官  李 允 煉 本件證明與原本無異。        中  華  民  國  114  年  01  月   08  日              書 記 官  葉 芷 妍 附記事項: 本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理,法院簡易庭得不傳喚被告、 輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑;被告、被害 人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或 對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時,請即另以 書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。 參考法條: 刑法第320條第1項  中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。

2025-01-17

TYDM-114-桃簡-144-20250117-1

桃簡
臺灣桃園地方法院

傷害

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 114年度桃簡字第147號 聲 請 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 童詮富 上列被告因傷害案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(113年度 偵字第51246號),本院判決如下:   主 文 童詮富共同犯傷害罪,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣 壹仟元折算壹日。 扣案如附表編號1所示之物沒收。   犯罪事實及理由 一、本件犯罪事實及證據,均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之 記載(如附件),並更正如下:  ㈠「童銓富」均更正為「童詮富」。  ㈡「高立綺」均更正為「高立錡」。  ㈢犯罪事實欄一第9至10行「3樓」更正為「4樓」。  ㈣犯罪事實欄一第13行「間」更正為「並」。  ㈤犯罪事實欄一第18行「供為與蔡柏源聯繫本案之手機1支」更 正為「行動電話2支」。 二、論罪科刑:  ㈠核被告童詮富所為,係犯刑法第277條第1項之傷害罪。被告 先後徒手及持如附表編號1所示之瓦斯BB彈槍傷害告訴人李 榮仁之行為,係基於單一犯意,於密切接近之時間、地點實 行,侵害同一法益,各行為之獨立性極為薄弱,依一般社會 健全觀念,在時間差距上,難以強行分開,在刑法評價上, 以視為數個舉動之接續實行,合為包括之一行為予以評價, 較為合理,而屬接續犯,應論以包括之一罪。  ㈡被告與蔡柏源間就本件犯行,有犯意聯絡及行為分擔,為共 同正犯。  ㈢爰以行為人責任為基礎,審酌被告未思循以理性、和平之方 式解決衝突,竟僅因與告訴人有因手錶交易而生之債務糾紛 ,即未能克制衝動以上開方式傷害告訴人,致告訴人受有左 顳挫傷之傷害,足見被告法治觀念尚待加強,所為誠值非難 ;惟念及被告犯後坦承犯行之態度,復考量被告之傷害手段 及傷勢之嚴重程度,暨考量被告迄未取得告訴人諒解或實際 賠償損害,兼衡被告於警詢時自陳所受教育程度為高職畢業 ,職業為商,家庭經濟狀況小康(見偵卷第83頁)等一切情 狀,量處如主文第1項所示之刑,併諭知易科罰金之折算標 準,以示懲儆。 三、沒收之說明:  ㈠查扣案如附表編號1所示之物,為被告所有且供其本件傷害犯 行所用,爰依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收。  ㈡至扣案如附表編號2至3所示之行動電話2支(見他卷第489頁 ),固亦屬被告本件犯行所用之物,惟考量上開行動電話價 值非低,且僅為被告日常生活使用之工具,尚非專供犯罪所 用之物,倘對上開行動電話宣告沒收或追徵,與被告之犯罪 情節相較,應有過苛之虞,爰依刑法第38條之2第2項規定, 均不予宣告沒收或追徵。  ㈢至其餘扣案物,或非供被告犯罪所用、或非屬被告所有,爰 均不予宣告沒收,併此敘明。 四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第450條第1項、 第454條第2項,逕以簡易判決處刑如主文。 五、如不服本判決,得自判決送達之日起20日內,向本院提出上 訴狀(應附繕本),上訴於管轄之第二審合議庭。 本案經檢察官林郁芬聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  114  年  1   月  17  日          刑事第十五庭 法 官 郭于嘉 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀(應附 繕本)。                  書記官 魏瑜瑩 中  華  民  國  114  年  1   月  17  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第277條 傷害人之身體或健康者,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以 下罰金。 犯前項之罪,因而致人於死者,處無期徒刑或7年以上有期徒刑 ;致重傷者,處3年以上10年以下有期徒刑。 附表: 編號 物品名稱 數量 1 瓦斯BB彈槍 1支 2 SAMSUNG廠牌Galaxy S10+行動電話1支(IMEI:000000000000000) 1支 3 SAMSUNG廠牌Galaxy S22 Ultra行動電話1支(IMEI:0000000000000000) 1支 附件: 臺灣桃園地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                    113年度偵字第51246號   被   告 童銓富 男 40歲(民國00年00月0日生)             住○○市○○區○○路0段000巷0弄00號             居桃園市○○區○○路0段000號             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因傷害案件,業經偵查終結,認宜聲請以簡易判決處刑 ,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、緣李榮仁(業經臺灣桃園地方法院判決有罪,尚未定讞)前 曾侵占童銓富之勞力士手錶1支,復予典售變現,童銓富報 警究辦後仍心有不甘,復獲悉蔡柏源(另簽分偵辦)與李榮 仁間有相類名錶交易糾紛,且蔡柏源迄未受償,適李榮仁犯 後求和,並委由童銓富居間,洽議出售勞力士手錶1支(型 號126718GRNE、序號196K15Y3,下稱本案名錶)與不知情之 高立綺事宜,童銓富遂與蔡柏源共同基於傷害之犯意聯絡, 推由童銓富與李榮仁、高立綺相約於民國113年8月14日18時 45分許,至童銓富位於桃園市○○區○○路0段000號居所3樓, 確認本案名錶物況、相談交易細節及於確認成交後,提供調 整錶帶、貼膜等服務,俟於同日20時許,李榮仁貼膜完成, 將本案名錶交由高立綺收執之際,童銓富通知蔡柏源往赴上 址會合,復即與蔡柏源聯手毆打李榮仁,間以童銓富所有之 瓦斯BB彈槍1把(經鑑驗無殺傷力)槍托敲擊李榮仁頭部以 洩憤,致李榮仁受有左顳挫傷之傷害。嗣經李榮仁報警究辦 ,於同年9月23日8時45分許,為警至上址執行搜索,扣得高 立綺因交易未成而事後退交童銓富之本案名錶、前開瓦斯BB 彈槍、童銓富供為與蔡柏源聯繫本案之手機1支及愷他命( 總毛重150.1公克)、K盤、刮刀等物(所涉違反毒品危害防 制條例罪嫌,另案偵辦中)。 二、案經李榮仁訴由桃園市政府警察局蘆竹分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實,業據被告童銓富供承不諱,復經告訴人李榮 仁指述、證人高立綺證述及共犯蔡柏源供述綦詳,通聯調閱 查詢單、案發現場蒐證照片、113年7月18日被告與告訴人簽 立之和解書、被告與告訴人間通訊軟體LINE對話紀錄、國立 成功大學醫學院附設醫院113年8月16日開具之中文診斷證明 書、桃園市政府警察局蘆竹分局113年9月23日搜索扣押筆錄 暨扣押物品目錄表、被告扣案手機中與蔡柏源之通訊軟體LI NE對話紀錄、查獲現場暨扣案物品蒐證照片、本署檢察官11 3年度調偵字第409號起訴書、告訴人之全國刑案資料查註表 、本案名錶之私人讓渡書等在卷可稽,並有本案名錶、前開 瓦斯BB彈槍、被告供為與蔡柏源聯繫本案之手機1支等物扣 案可資佐證,是被告犯嫌應堪認定。 二、核被告所為,係犯刑法第277條第1項之傷害罪嫌。被告與蔡 柏源間有犯意聯絡及行為分擔,請論以共同正犯。被告上開 行為,係於密切接近之時間實施,侵害同一之法益,各行為 之獨立性極為薄弱,依一般社會通念,足認係基於1個意思 決定所為反覆性及延續性之行為,為接續犯,請以1罪論。 另扣案槍枝及手機,請依刑法第38條第2項規定,宣告沒收 。 三、至告訴暨報告意旨認被告係涉有刑法第330條第1項之加重強 盜罪嫌部分,業據被告堅詞否認。按刑法上之強盜罪,以有 為自己或第三人不法所有之意圖為構成要件之一,若所為基 於其他目的,而非出於不法所有之意思者,縱其行為違法, 要不成立強盜罪(最高法院95年度台上字第1144號判決意旨 參照)。次按強盜罪之暴行須至使人身體上或精神上處於不 能抗拒之情,然本案告訴人對被告負有損害賠償之債務在先 ,又告訴人交付財物並非被告之暴行所致,二者間既乏因果 關係存在,本案自無構成強盜罪之餘地。惟此部分如果成立 犯罪,因與上揭聲請簡易判決處刑部分,屬同一基礎社會事 實之不同法律評價,爰不另為不起訴處分,併此敘明。 四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此  致 臺灣桃園地方法院 中  華  民  國  113  年  12   月   16  日                檢察官   林郁芬 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  113   年  12   月   30  日                書記官   林怡霈 附記事項: 本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理,法院簡易庭得不傳喚被告、 輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑;被告、被害 人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或 對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時,請即另以 書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。 所犯法條:刑法第277條第1項 中華民國刑法第277條 傷害人之身體或健康者,處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬 元以下罰金。 犯前項之罪,因而致人於死者,處無期徒刑或 7 年以上有期徒 刑;致重傷者,處 3 年以上 10 年以下有期徒刑。

2025-01-17

TYDM-114-桃簡-147-20250117-1

上訴
臺灣高等法院

恐嚇等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第3029號 上 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 上 訴 人 即 被 告 李龍輝 上列上訴人因被告恐嚇等案件,不服臺灣桃園地方法院111年度 訴字第1652號,中華民國113年5月1日第一審判決(起訴案號: 臺灣桃園地方檢察署110年度偵字第33393號),提起上訴,本院 判決如下:   主 文 原判決關於沒收部分撤銷。 其他上訴駁回。   事實及理由 一、本案經本院審理結果,認第一審判決以上訴人即被告李龍輝 就其犯罪事實㈠所示犯行,係犯刑法第302條第1項之以其他 非法方法剝奪人之行動自由罪,就其犯罪事實㈡所示犯行, 係犯刑法第346條第1項之恐嚇取財罪,並各判處有期徒刑9 月、8月,定應執行刑為有期徒刑1年2月,其認事用法、量 刑均無不當,應予維持,並引用第一審判決書記載之事實、 證據及理由【如附件,惟因本院撤銷第一審判決關於犯罪所 得沒收部分,故就第一審判決「犯罪事實及理由四(沒收之 說明)、㈡」所示部分不予引用;又依第一審判決之編號順 序,此部分之編號應為「犯罪事實及理由五、㈡」,惟因第 一審判決就「犯罪事實及理由三」重複編號,故此部分之編 號誤繕為「犯罪事實及理由四」,併予敘明】。 二、上訴意旨:  ㈠檢察官上訴意旨略以:被告毆打及囚禁告訴人石晟榮後,強 制告訴人清除血跡消滅相關事證,並限制告訴人出門都要戴 墨鏡,使得告訴人無從向外求助等情,原審僅量處被告應執 行有期徒刑1年2月有違比例原則,請求撤銷原判決,另為適 當之判決等語。  ㈡被告上訴意旨略以:原審就本案共犯曹郁鴻、陳思榕之犯行 所量處刑度均不及1年,原審對被告量刑過重,請求從輕量 刑等語。 三、上訴駁回之理由(即罪刑部分):  ㈠按量刑係法院就繫屬個案犯罪之整體評價,為事實審法院得 依職權自由裁量之事項,量刑判斷當否之準據,應就判決之 整體觀察為綜合考量,並應受比例原則等法則之拘束,非可 恣意為之,致礙其公平正義之維護,必須兼顧一般預防之普 遍適應性與具體個案特別預防之妥當性,始稱相當。苟已斟 酌刑法第57條各款所列情狀,而未逾越法定刑度,如無偏執 一端,致有明顯失出失入之恣意為之情形,上級審法院即不 得單就量刑部分遽指為不當或違法(最高法院100年度台上 字第5301號判決意旨參照)。  ㈡經查:  ⒈原審於量刑時,業以行為人之責任為基礎,詳予審酌刑法第5 7條各款及前開量刑審酌原則而為裁量權之行使,既未有何 逾越法定刑度之情事,亦無濫用裁量權或重複評價之情形, 難認原審量刑有何違法或不當之處。本案上訴後,原審考量 之量刑基礎於本院審理時並未變動,且檢察官上訴意旨所指 各節亦經原審量刑時予以斟酌,原審量刑縱與檢察官、告訴 人、被告主觀上之期待存有落差,仍難指其量刑有何違法或 不當。  ⒉至被告雖上訴主張相較本案共犯曹郁鴻、陳思榕之刑度,原 審對其量刑過重云云,然參諸原審110年度原訴字第90號刑 事判決可知(見本院113年度上訴字第3029號卷〈下稱上訴字 卷〉第121至138頁),曹郁鴻、陳思榕業於原審審判中坦認 全部犯行,此情與被告於原審辯論終結前仍否認其所犯恐嚇 取財犯行顯有不同,是曹郁鴻、陳思榕經原審斟酌之有利量 刑因子自與被告相異,則原審就恐嚇取財部分對被告量處較 曹郁鴻、陳思榕為重之刑度,自難謂其量刑有何違法或不當 之處;另關於被告、曹郁鴻共同犯剝奪他人行動自由犯行部 分,原審係對被告量處有期徒刑9月,然對曹郁鴻則係量處 有期徒刑11月,此有原審110年度原訴字第90號刑事判決在 卷可證,是原審此部分之量刑,並未有何被告所指其刑度較 曹郁鴻為重之情形。  ㈢準此,檢察官上訴請求從重量刑、被告上訴請求從輕量刑云 云,均無理由,應予駁回。 四、撤銷改判之理由(即沒收部分):  ㈠刑法沒收新制刪除第34條沒收為從刑之規定,將沒收重新定 性為「刑罰及保安處分以外之法律效果,具有獨立性,而非 刑罰(從刑)」;又修正後刑法基於沒收具備獨立性,亦規 定得由檢察官另聲請法院為單獨沒收之宣告(刑法第40條第 3項、刑事訴訟法第259條之1、第455條之34至37參照)。因 此在訴訟程序,沒收得與罪刑區分,非從屬於主刑,是本於 沒收之獨立性,本院自得於駁回本案罪刑部分之上訴時,單 獨撤銷沒收部分,並自為判決,合先敘明。  ㈡原審雖以被告恐嚇告訴人所獲取之新臺幣(下同)2萬3,048 元屬被告之犯罪所得,惟並未扣案,亦未實際合法發還告訴 人,且因卷內復無證據足資認定被告與曹郁鴻、陳思榕間有 具體、明確之分配,爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項 規定,在被告罪刑項下宣告沒收,並於全部或一部不能沒收 或不宜執行沒收時,追徵其價額,固非無見。惟查,告訴人 在被告監控下提領現金2萬3,048元後,即將該筆款項全數交 予曹郁鴻,然曹郁鴻並未將所獲款項直接朋分予被告,而係 於曹郁鴻與被告有共同飲食、生活之花費時,由曹郁鴻持以 支付該等費用等情,業據證人曹郁鴻、石晟榮分別證述明確 (見原審111年度訴字第1652號卷第296頁、第310至311頁) ,可認被告夥同曹郁鴻、陳思榕共同對告訴人為本案恐嚇取 財犯行所獲財物即現金2萬3,048元,係由曹郁鴻獨自取得, 再於其等3人有共同飲食、生活費用之支出時,由曹郁鴻持 以支付,顯見該等犯罪所得僅曹郁鴻具有事實上處分權限至 為明確,而原審110年度原訴字第90號判決亦同此認定,並 在曹郁鴻此部分罪刑項下宣告沒收此等犯罪所得(見上訴字 卷第134頁、第137至138頁)。是以,原判決疏未注意及此 ,而在被告罪刑項下宣告沒收此部分犯罪所得,容有未恰, 自應由本院撤銷原判決關於沒收部分。 五、被告經合法傳喚,無正當理由不到庭,爰不待其陳述逕行判 決。   據上論斷,應依刑事訴訟法第368條、第369條第1項前段、第364 條、第299條第1項前段、第371條、第373條,判決如主文。   本案經臺灣桃園地方檢察署檢察官王俊蓉提起公訴,臺灣高等檢 察署檢察官黃正雄到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  1   月  16  日            刑事第六庭審判長法 官 鄭富城                    法 官 張育彰                    法 官 郭峻豪 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 翁子婷 中  華  民  國  114  年  1   月  16  日 附錄:本案論罪科刑法條全文   中華民國刑法第302條 私行拘禁或以其他非法方法,剝奪人之行動自由者,處5年以下 有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 因而致人於死者,處無期徒刑或7年以上有期徒刑;致重傷者, 處3年以上10年以下有期徒刑。 第1項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第346條 意圖為自己或第三人不法之所有,以恐嚇使人將本人或第三人之 物交付者,處6月以上5年以下有期徒刑,得併科3萬元以下罰金 。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。 【附件】       臺灣桃園地方法院刑事判決 111年度訴字第1652號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被   告 李龍輝 男 (民國00年0月0日生)           身分證統一編號:Z000000000號           籍設臺北市○○區○○○路0段00號           (臺北○○○○○○○○○)           居臺北市○○區○○街000巷00號1樓 上列被告因妨害自由等案件,經檢察官提起公訴(110年度偵字 第33393號),本院判決如下:   主 文 李龍輝共同犯剝奪他人行動自由罪,處有期徒刑玖月。又共同犯 恐嚇取財罪,處有期徒刑捌月。應執行有期徒刑壹年貳月。 未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬參仟零肆拾捌元沒收,於全部或一 部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。   犯罪事實及理由 一、犯罪事實:   李龍輝自民國110年6月間某日起,與曹郁鴻、陳思榕(曹郁 鴻、陳思榕所犯妨害自由等部分,業經本院以110年度原訴 字第90號判決判處罪刑,經其等於上訴後撤回上訴而確定) 、石晟榮(原名吳柏里)同住於桃園市○○區○○○街000號2樓2 03室租屋處(下稱本案租屋處),並分別為下列行為:  ㈠於110年6月30日某時許,見陳思榕因細故與石晟榮發生爭執 ,竟與曹郁鴻共同基於剝奪他人行動自由之犯意聯絡,在本 案租屋處內,由李龍輝以膠帶封閉石晟榮之口、鼻,再徒手 與持刀、手電筒及皮帶之曹郁鴻一同毆打石晟榮之手部及頭 部,致石晟榮受有右眼眼白下出血、雙眼下瘀青、頭皮破皮 等傷害,李龍輝、曹郁鴻再以狗鍊與膠帶綑綁、固定石晟榮 之頸部及雙手,並使用膠帶纏繞石晟榮之雙腳腳踝及小腿, 使石晟榮無法行走,以上開強暴方式剝奪石晟榮之行動自由 約2日。  ㈡於110年7月6日下午2時許,在本案租屋處內,與曹郁鴻、陳 思榕共同意圖為自己不法之所有,基於恐嚇取財之犯意聯絡 ,先由曹郁鴻、陳思榕向石晟榮恫稱「如不將錢交出,就要 毆打你」等語,再由李龍輝依曹郁鴻之指示,陪同石晟榮前 往址設桃園市○○區○○路0000號之台北富邦商業銀行中正分行 (下稱本案銀行),以監控石晟榮提領款項,以此方式恐嚇 石晟榮,致石晟榮心生畏懼,而聽命於110年7月6日下午2時 24分許至同日下午2時26分許,在本案銀行臨櫃提領新臺幣 (下同)2萬3,048元之現金,再與李龍輝共返本案租屋處, 將上開款項交付曹郁鴻。 二、證據能力之說明:   本判決所引用被告以外之人於審判外之陳述,檢察官、被告 李龍輝於本院準備程序中均表示同意作為證據(見本院訴字 卷第222頁),且迄至言詞辯論終結前均未聲明異議,本院 審酌上開證據資料作成時之情況,並無違法不當或證明力明 顯過低之瑕疵,亦認以之作為證據應屬適當,依刑事訴訟法 第159條之5規定,認前揭證據資料均有證據能力。至本案認 定事實所引用之非供述證據,並無證據證明係公務員違背法 定程序所取得,依刑事訴訟法第158條之4反面解釋,當有證 據能力,復經本院審理時,提示並告以要旨,使當事人充分 表示意見,自得為證據使用。 三、認定犯罪事實所憑之證據及理由:  ㈠犯罪事實㈠部分:   此部分犯罪事實,業據被告於本院準備程序及審理中坦承不 諱(見本院審訴卷第117頁,訴字卷第70至72頁、第222頁、 第326頁),核與證人即告訴人石晟榮、證人即另案被告曹 郁鴻、陳思榕於警詢、偵查及本院審理中證述之情節大致相 符(見偵24993卷第21至26頁、第27至31頁、第45至52頁、 第63至69頁、第145至149頁、第151至155頁、第225至232頁 、第239至245頁、第285至295頁,本院訴字卷第289至304頁 、第305至312頁、第313至318頁),且有臺北市聯合醫院忠 孝院區驗傷診斷證明書、石晟榮傷勢照片、本案租屋處照片 在卷可稽(見偵24993卷第85頁、第91頁、第115頁、第299 頁),足認被告上開任意性自白與事實相符,堪予採信。  ㈡犯罪事實㈡部分:  ⒈訊據被告矢口否認有何恐嚇取財之犯行,並辯稱:我是被曹 郁鴻脅迫才會陪石晟榮去銀行、監視他領錢,去銀行的路上 我還有跟石晟榮說可以逃跑,石晟榮領出來的錢我也沒有拿 到等語。  ⒉經查,陳思榕為曹郁鴻之配偶,被告自110年6月間某日起, 與被告之前配偶葉蘅儀、曹郁鴻、陳思榕及石晟榮共同居住 於曹郁鴻承租之本案租屋處;被告於110年7月6日下午2時許 ,與石晟榮自本案租屋處一同前往本案銀行,並由石晟榮於 同日下午2時24許至同日下午2時26分許,在本案銀行自石晟 榮所有之帳戶提領共2萬3,048元之現金後,2人再一同返回 本案租屋處等情,為被告所不爭執,並據證人石晟榮、曹郁 鴻及陳思榕於警詢、偵查及本院審理中證述明確,且有本案 銀行監視器影像擷圖可佐(見偵24993卷第92至93頁),復 經本院當庭勘驗本案銀行監視器影像,並製作勘驗筆錄暨擷 圖附卷足參(見本院訴字卷第212至220頁、第225至227頁) ,而曹郁鴻、陳思榕此部分恐嚇取財之犯行,業經本院以11 0年度原訴字第90號判決判處罪刑(見偵33393卷第199至215 頁),案經上訴,再經撤回上訴確定在案,則此部分事實, 首堪認定。  ⒊而關於被告與石晟榮前往前開銀行取款之經過,經證人石晟 榮於警詢、偵查及本院審理中一致證以:是曹郁鴻直接明白 的派被告帶著我去領錢,派被告的目的是要監視我,因為被 告、曹郁鴻之前都有毆打我,我擔心繼續被曹郁鴻、被告毆 打,他們要我去領錢我不敢拒絕;我是走路從本案租屋處到 本案銀行的,被告騎著腳踏車跟我一起去,他騎在我前面, 到路口後會在路口等我跟上,我們就這樣一個路口一個路口 前進,抵達本案銀行後被告看著我把錢領出來等語(見偵24 993卷第29頁、第291頁,本院訴字卷第293至295頁、第298 至299頁),核與證人曹郁鴻於本院審理中所證:是我叫石 晟榮去銀行領錢的,我跟他說不去領錢出來我就要毆打他, 要打到他斷手斷腳;我要被告跟石晟榮一起去,因為怕石晟 榮跑掉,被告知道我是要他去監控石晟榮等語(見本院訴字 卷第308至310頁),及證人陳思蓉於本院審理中證稱:曹郁 鴻為了要監視和控制石晟榮的行動,而叫被告陪石晟榮去領 錢等語(見本院訴字卷第316頁),盡屬相符,與被告所自 承:因為曹郁鴻不信任石晟榮,怕石晟榮自己去領錢會跑掉 而要我陪石晟榮去,目的就是要我監視他等語(見本院訴字 卷第221頁),咸無齟齬,堪信非虛,則被告有以全程監控 石晟榮提領款項之方式,參與曹郁鴻、陳思榕對石晟榮恐嚇 取財之犯行,殆無疑義。  ⒋又石晟榮於前開時間、地點所提領之現金2萬3,048元,係於 返回本案租屋處後悉數交付曹郁鴻等情,固為證人石晟榮於 警詢及本院審理中所證陳(見偵24993卷第67頁,本院訴字 卷第294、302頁),惟該筆款項於交與曹郁鴻後,實係由曹 郁鴻、陳思榕與被告等人共同花用完畢等情,同經證人石晟 榮於本院審理中證稱:我是把錢交給曹郁鴻,被告有用我的 錢去買LD藍色的香菸、麥香奶茶、付旅館的費用等語(見本 院訴字卷第301至303頁)、證人曹郁鴻於本院審理中證以: 石晟榮領錢回來後有把錢交給我,這些錢我就讓同住的大家 共同花用,被告也有用到等語(見本院訴字卷第312頁), 及證人陳思榕於本院審理中證稱:石晟榮把錢領回來後交給 曹郁鴻,這筆錢後來就大家一起買生活用品、菸、吃的一起 共用等語(見本院訴字卷第317頁)一致;再酌以曹郁鴻、 陳思榕業因上開共同對石晟榮恐嚇取財之犯行,經法院判處 罪刑及對曹郁鴻宣告沒收此部分之犯罪所得2萬3,048元確定 ,2人並因本案入監執行迄今等節,有臺灣高等法院被告前 案紀錄表、本院110年度原訴字第90號判決可參(見偵33393 卷第199至215頁,本院訴字卷第62-1至62-12頁),堪信其 等已因此深諳囚於囹圄之苦,衡無單就犯罪所得2萬3,048元 如何分配乙事蓄意羅織、另陷自己於偽證罪責之動機;另參 諸被告自110年6月間起住於本案租屋處之緣由,乃因其於出 監後無處可居,方與前配偶葉衡儀向曹郁鴻借住於本案租屋 處此情,經被告當庭陳述明確(見本院訴字卷第71頁、第73 頁),則依斯時被告、曹郁鴻及陳思榕間之經濟境況,由本 案租屋處之管領人曹郁鴻負責管理其等間之日常用度再共同 花用,與常情亦無悖離之處,足信證人石晟榮、曹郁鴻及陳 思榕前開關於被告獲有此部分犯罪所得之證言,確非任意杜 撰之虛詞,而值採憑。  ⒌被告固以證人石晟榮於本院審理中之證詞為據,辯稱其曾告 知石晟榮可於領款途中乘機逃跑等語。  ⑴經查,證人石晟榮雖於本院審理中陳稱:被告有照曹郁鴻說 的來監視我,但是他有對我打暗號,也有對我講可以離開; 被告的暗號是比抽菸手勢,他平常抽菸用右手,換左手的話 意思就是打暗號等語(見本院訴字卷第299頁)。惟綜觀證 人石晟榮於與案發時間密接之110年7月7日、110年8月12日 警詢及偵查中之證述(見偵24993卷第63至69頁、第285至29 5頁),可見石晟榮不僅對被告有上開試圖救援之行動隻字 未提,更一再嚴厲指控被告係使其無法逃跑之監控者,再酌 諸被告為石晟榮取款期間持續且直接互動之人,倘被告果有 相助石晟榮此等攸關其性命安危及財產安全之義舉,對案發 當下身陷無助狀態之石晟榮,依理當係感懷在心、難以輕易 忘卻,然石晟榮竟遲至與案發日相隔近3年之113年4月2日, 始於本院審理中首次提及被告有前揭舉措,則其前開對被告 有利之證詞究與實情是否相符,已非無疑。  ⑵況石晟榮有此前後不一證述之原因,業經其於本院審理中說 明:我並不知道被告比抽菸手勢的意思是什麼,我只知道可 能是暗號,而且當時我因為鏡片破掉沒有戴眼鏡,看不到、 很模糊,所以誤會被告,以為他在監視我,但因為我現在跟 被告在同一個監獄執行,而且我們同舍房,被告有跟我講說 這個手勢就是打暗號的意思,也有叫我來作證的時候要說他 在案發時有跟我說要我離開,被告還說他之後會賠償我被搶 的手機;因為被告打過我,我在案發當下、領錢的過程中, 是覺得如果我人真的跑掉,搞不好被告會騎腳踏車把我撞死 、再把我打死,再拿我的錢走人等語(見本院訴字卷第295 頁、第297頁、第299至300頁、第303頁)綦詳,且經被告自 承:石晟榮目前跟我一樣都在臺北監獄執行,我有問他能不 能在開庭的時候幫我求情,請法官判我拘役等語(見本院訴 字卷第223頁)明確,足見石晟榮前開迴護被告之證言,不 過係被告利用2人同監執行且同住一室之機會,以不斷引導 石晟榮甚而對其利誘之方式,使石晟榮誤信確有其事而自行 修正記憶之結果,顯非石晟榮本於真實經歷就親自見聞之情 節所為,自無從據此為有利被告之採認。  ⑶另稽之因本案租屋處附近之YouBike微笑單車(下稱UBike) 站點於案發時僅餘1台腳踏車可供租借,故被告係以騎乘UBi ke之方式往返本案租屋處與本案銀行,石晟榮則係全程步行 等情,經被告自承甚明(見本院訴字卷第72頁、第220頁) ,則衡理於2人中僅有1人有車可騎之情形下,若被告確有勸 使石晟榮趁隙逃離之意,應將移動較為快速、便捷且省力之 腳踏車讓與石晟榮使用,方為合理,然被告不僅令石晟榮採 耗時、費力之步行方式在時值盛夏之7月往返二處,自己更 使用可於對方徒步奔離時輕易追趕之腳踏車伴隨於石晟榮前 後,益證被告陪同石晟榮之目的,即係在確保其可取得石晟 榮領出之現金無疑,被告所謂無意加害、甚有意救助石晟榮 之辯詞,與其客觀上之實際作為截然相背,委無可信。  ⒍至被告雖另辯稱:我跟石晟榮一起去領錢都是曹郁鴻逼我的 ,我從頭到尾都沒有想要這樣做,我只是表面上聽從曹郁鴻 的話陪石晟榮去銀行,如果石晟榮要跑我不會阻止他也不會 傷害他等語。然查,曹郁鴻未曾對被告施加肢體暴力或言語 恐嚇此情,經證人曹郁鴻、陳思榕於本院審理中結證明實( 見本院訴字卷第312頁、第318頁),而被告於案發時體重約 115公斤,較體型與一般成年男子相當之曹郁鴻壯碩乙節, 亦經被告自述在卷(見本院訴字卷第72頁),則以被告此等 體型之優勢,已難想見其對曹郁鴻有毫無反擊之力、僅能被 動屈從之可能。遑論被告不僅在石晟榮於本案銀行臨櫃辦理 手續期間,有坐於銀行內座位區使用手機之閒情,於石晟榮 取款完畢後,更於本案銀行騎樓吸菸後始行離去等節,同有 本院勘驗本案銀行監視器影像後製作之勘驗筆錄足考(見本 院訴字卷第215至220頁),再顯被告於陪同石晟榮之過程中 ,舉止始終從容自適,毫無因恐懼、受迫而將有之緊繃或驚 惶,益徵被告徒言辯以其監控石晟榮之舉乃背於自己意思而 為等語,僅係事後諉言卸責之偽詞,不足採據。  ㈢綜上所述,本件事證已臻明確,被告前揭所辯,均非可採, 被告上開犯行洵堪認定,應依法論科。 三、論罪科刑:  ㈠新舊法比較(犯罪事實㈠):   按行為後法律有變更者,適用行為時之法律。但行為後之法 律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後,刑法第302條之1規定於1 12年5月31日增訂公布施行,並於000年0月0日生效。經核本 次修正後,就攜帶兇器剝奪他人行動自由之犯罪行為態樣, 應依刑法第302條之1第1項規定論處,而該項所定法定刑為 「1年以上7年以下有期徒刑,得併科100萬元以下罰金」, 較刑法第302條第1項之法定刑「5年以下有期徒刑、拘役或9 ,000元以下罰金」為重,無較有利於行為人之情形,依上說 明,本件此部分自應適用被告行為時即刑法第302條第1項之 規定。  ㈡罪名:   核被告就犯罪事實㈠所為,係犯刑法第302條第1項之以其他 非法方法剝奪人之行動自由罪,就犯罪事實㈡所為,則係犯 刑法第346條第1項之恐嚇取財罪。又被告就犯罪事實㈠部分 與曹郁鴻共同以前揭強暴方式傷害石晟榮之舉,為剝奪行動 自由之部分行為,毋庸另論以刑法第277條第1項之傷害罪, 附此敘明。  ㈢共犯關係:   被告就犯罪事實㈠部分與曹郁鴻間、就犯罪事實㈡部分與曹郁 鴻、陳思榕間,各有犯意聯絡及行為分擔,均應論以共同正 犯。  ㈣罪數關係:   被告就犯罪事實㈠、㈡所犯2罪間,犯意各別,行為互殊,應 分論併罰。  ㈤量刑部分:   爰以行為人之責任為基礎,審酌被告不思理性溝通處理問題 及依憑己力賺取金錢,僅因細故即以上開非法方法恣意剝奪 石晟榮之行動自由,再以恐嚇方式使石晟榮交付金錢,不僅 對石晟榮身心造成相當程度之危害,亦破壞社會秩序及他人 財產安全,所為實不足取;再酌以被告犯後未能完全坦承犯 行之態度,暨考量被告尚未實際賠償石晟榮所受損害;再兼 衡被告於本院審理中自陳所受教育程度大學畢業,入監前從 事打工,家庭經濟狀況普通(見本院訴字卷第326頁)等一 切情狀,就其所犯2罪,分別量處如主文第1項所示之刑。再 本於罪責相當原則之要求,在法律外部性及內部性界限之範 圍內,綜合斟酌被告犯罪行為之不法與罪責程度、各行為所 侵害法益之同一性,及對其施以矯正之必要性,定其應執行 之刑如主文第1項所示,以示懲儆。 四、沒收之說明:  ㈠犯罪事實㈠部分:   查被告與曹郁鴻持以剝奪石晟榮行動自由之刀、手電筒、皮 帶、狗鍊及膠帶,雖係供其等犯罪所用之物,惟前開物品既 未扣案,復無積極證據足認屬於被告所有且現仍存在,再酌 以此類物品價值衡理當屬非高,對此宣告沒收就犯罪之遏止 或預防亦未見助益,應認欠缺刑法上之重要性,而無予以沒 收之必要,爰均不予宣告沒收。  ㈡犯罪事實㈡部分:   查被告因恐嚇石晟榮所獲取之2萬3,048元,雖未扣案,然屬 其犯罪所得,且迄未實際合法發還被害人,卷內復無證據足 資認定被告與曹郁鴻、陳思榕間有具體、明確之分配,自仍 應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定,在被告罪刑項 下宣告沒收,並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時, 追徵其價額。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官王俊蓉提起公訴,檢察官賴怡伶、李佳紜到庭執行 職務。 中  華  民  國  113  年  5   月  1   日          刑事第十五庭 審判長法 官 林龍輝                    法 官 吳軍良                    法 官 郭于嘉 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。                    書記官 魏瑜瑩 中  華  民  國  113  年  5   月  1   日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第302條 私行拘禁或以其他非法方法,剝奪人之行動自由者,處5年以下 有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 因而致人於死者,處無期徒刑或7年以上有期徒刑;致重傷者, 處3年以上10年以下有期徒刑。 第1項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第346條 意圖為自己或第三人不法之所有,以恐嚇使人將本人或第三人之 物交付者,處6月以上5年以下有期徒刑,得併科3萬元以下罰金 。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。

2025-01-16

TPHM-113-上訴-3029-20250116-1

侵上訴
臺灣高等法院

妨害性自主

臺灣高等法院刑事判決 113年度侵上訴字第181號 上 訴 人 即 被 告 邱國樑 選任辯護人 張義閏律師 吳孟庭律師 謝清昕律師 上列上訴人即被告因妨害性自主案件,不服臺灣桃園地方法院11 2年度侵訴字第44號,中華民國113年6月5日第一審判決(起訴案 號:臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第5582號),提起上訴, 本院判決如下:   主 文 原判決關於邱國樑所犯各罪宣告刑及定應執行刑部分均撤銷。 上開撤銷部分,各處有期徒刑玖月;應執行有期徒刑貳年陸月。   事實及理由 一、本院審理範圍:   按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之,刑 事訴訟法第348條第3項定有明文。本件檢察官原起訴被告對 於未滿14歲之女子為猥褻罪共48次犯行,經原審判決被告犯 對於未滿14歲之女子為猥褻罪,共30罪,其餘被訴之18次均 無罪。原審判決後,被告對有罪部分上訴;檢察官並未上訴 ;無罪部分已確定,並非本院審理範圍。被告嗣於本院審理 時明示僅就原判決關於量刑部分提起上訴之旨(本院卷第225 頁),檢察官並未上訴。本院審判範圍,係以原判決認定被 告之犯罪事實為基礎,審查原判決之量刑及裁量審酌事項是 否妥適,至於未表明上訴之原判決關於犯罪事實、罪名(含 罪數、適用法令)部分,均非本院審判範圍,均引用原判決 書之記載(如附件)。 二、被告之上訴理由及其辯護人之辯護意旨略以:被告已與被害 人和解並履行賠償金額,其現已退休,不會再發生這種事情 ,請求從輕量刑,給予緩刑機會等語。 三、本院撤銷改判之理由及科刑審酌事項:     ㈠原審審理後,認被告之對未滿14歲之女子為猥褻共30次犯行 之犯罪事證明確,予以論罪科刑,固非無見。然按刑法第57 條第9款、第10款所規定之「犯罪所生之危險或損害」、「 犯罪後之態度」為法院科刑時應審酌事項之一,其就被告犯 罪後悔悟之程度而言,包括被告行為後,有無與被害人和解 、賠償損害,此並包括和解之努力在內。從而被告積極填補 損害之作為,當然列為有利之科刑因素(最高法院110年度 台上字第4956號判決要旨參照)。本件被告於原審否認犯行 ,上訴後始於本院坦承犯行,且與被害人、被害人之法定代 理人於民國113年11月25日以新臺幣(下同)70萬元成立調解 ,並如數履行完畢,有被告提出之臺灣桃園地方法院113年 度移調字第181號調解筆錄、郵政跨行匯款申請書在卷可稽 (見本院卷第213、214、177頁),原審未及審酌上情,即 有未洽。被告上訴請求從輕量刑,為有理由,自應由本院將 原判決關於被告所犯之對未滿14歲之女子為猥褻共30次犯行 之宣告刑、定應執行刑部分均予撤銷改判。  ㈡爰審酌被告之素行(見本院被告前案紀錄表),於案發期間為A 女之桌球教練,本應對具桌球天分之A女善加指導,助其培 養興趣、發揮才能,詎被告竟僅為圖滿足一己之性慾,即悖 逆師生倫常,無視A女生理心智尚未發育完全,罔顧A女人格 之健全發展及心理感受,利用A女對於師長之信賴,對未滿1 4歲之A女為猥褻共30次犯行,所為不僅對A女造成永難抹滅 之身心創傷,對A女日後就兩性關係之認知所生之負面影響 ,亦絕非輕微,暨被告犯罪後否認犯行,於本院終能坦承犯 行,且與A女及其法定代理人以70萬元和解,並如數賠償完 畢之態度,暨被告之上開犯罪動機、目的、情節、手段,及 其自陳高中畢業之智識程度,已退休、與妻子、兒孫同住之 家庭及經濟狀況(見本院卷第136頁)等一切情狀,就其上 開所犯30罪,分別量處如主文第2項所示之刑。  ㈢定應執行刑:   衡酌被告所犯本案30次犯行,被害人同一,犯罪性質相同, 犯罪時間相隔非遠,實質侵害法益之質與量,未如形式上單 從罪數所包含範圍之鉅,如以實質累加之方式定應執行刑, 處罰之刑度恐將超過其行為之不法內涵與罪責程度,基於罪 責相當之要求,並考量刑罰對受刑人所造成之痛苦程度,係 隨刑度增加而生加乘效果,而非以等比方式增加,是則以隨 罪數增加遞減其刑罰之方式,就其犯罪方式當足以評價被告 上開行為之不法性(即多數犯罪責任遞減原則),於刑法第 51條第5款所定之外部性界限內,綜合評價各罪類型、關係 、法益侵害之整體效果,考量犯罪人個人特質,及以比例原 則、平等原則、責罰相當原則、重複評價禁止原則為內涵之 內部性界限,為適度反應被告整體犯罪行為之不法與罪責程 度及對被告施以矯正之必要性,而就被告本案所犯30次犯行 所宣告之刑,定應執行刑如主文第2項所示。  ㈣至被告及其辯護人雖請求為緩刑之宣告。惟本院就被告所犯 上開各次對未滿14歲女子猥褻犯行之宣告刑均未逾2年,惟 就被告定應執行有期徒刑2年6月,不合緩刑要件,被告及其 辯護人請求為緩刑之宣告,自屬無據,併予說明。 據上論段,應依刑事訴訟法第373條、第369條第1項前段、第364 條、第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官高玉奇提起公訴,檢察官林俊傑到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  1   月  15  日          刑事第七庭  審判長法 官 吳秋宏                    法 官 柯姿佐                    法 官 黃雅芬 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 鄭雅云 中  華  民  國  114  年  1   月  15  日 附件: 臺灣桃園地方法院刑事判決 112年度侵訴字第44號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被   告 邱國樑                                   選任辯護人 吳孟庭律師       張義閏律師       謝清昕律師 上列被告因妨害性自主罪案件,經檢察官提起公訴(112年度偵 字第5582號),本院判決如下:   主 文 邱國樑犯對於未滿十四歲之女子為猥褻罪,共參拾罪,各處有期 徒刑拾壹月。應執行有期徒刑參年貳月。 其餘被訴部分無罪。   犯罪事實 邱國樑於民國111年間,在桃園市中壢區某國小(地址、名稱均 詳卷,下稱本案國小)擔任桌球教練,負責指導本案國小體育班 桌球隊學生之桌球課程。詎邱國樑明知其所指導之本案國小體育 班桌球隊學生即代號AE000-A111579號女子(000年0月生,真實 姓名年籍詳卷,下稱A女)係未滿14歲之女子,關於性行為之智 識及決斷能力未臻成熟,竟基於對未滿14歲之女子猥褻之犯意, 自111年9月12日起至111年11月18日止,在本案國小體育館內, 於如附表所示之訓練時間,以每週共3次之頻率,未違反A女之意 願,以如附表所示之方式對A女為猥褻行為共30次。   理 由 壹、有罪部分: 一、證據能力之說明:  ㈠證人A女於偵查中之供述:   查證人A女為000年0月生,於111年11月30日作證時未滿16歲 ,屬刑事訴訟法第186條第1項第1款所定不得令其具結之人 ,而檢察官於偵訊時,固疏未依同法第187條第2項規定告以 A女應據實陳述之旨(見偵卷第17頁),惟審酌A女於作證時 均有社工人員陪同在場,且綜合A女於偵查中之外部情況為 形式上之觀察,亦未見有何非出於其真意而為證述或違法取 證之情事,是其於偵查中所為證述,自仍具有證據能力(最 高法院110年度台上字第5960號判決意旨參照),辯護人僅 泛稱A女此部分供述無證據能力等語,委乏其據。  ㈡另本判決所引用之其他卷證資料,屬傳聞證據部分,檢察官 、被告邱國樑及辯護人於本院準備程序中均表示同意作為證 據(見本院侵訴卷第42頁,辯護人固另爭執A女於警詢時供 述之證據能力,惟本件A女並未於警詢時作證,附此敘明) ,且迄至言詞辯論終結前均未聲明異議,本院審酌上開證據 資料作成時之情況,並無違法不當或證明力明顯過低之瑕疵 ,亦認以之作為證據應屬適當,依刑事訴訟法第159條之5規 定,認前揭證據資料均有證據能力。至本案認定事實所引用 之非供述證據,並無證據證明係公務員違背法定程序所取得 ,依刑事訴訟法第158條之4反面解釋,當有證據能力,復經 本院審理時,提示並告以要旨,使當事人充分表示意見,自 得為證據使用。 二、認定犯罪事實所憑之證據及理由:  ㈠訊據被告矢口否認有何對未滿14歲女子為猥褻之犯行,並辯 稱:我是A女的桌球指導教練,因為A女在111年9月初跟我說 她想要當桌球選手,我才讓她去舉啞鈴練手臂肌肉,在教A 女舉啞鈴及指導A女桌球時,本來就會有肢體碰觸,但都只 是訓練所必要,我沒有不良居心,更沒有對A女為本件猥褻 行為等語。辯護人則為被告辯護稱:本件只有A女的單一指 述,欠缺其他補強證據,且A女的證述悖於經驗法則,顯有 誇大情形,不足以證明被告有本件猥褻犯行等語。  ㈡經查,A女為000年0月生,自109年9月間起(即A女就讀小學4 年級時起)至111年11月18日止,在本案國小體育班就學之 期間,為本案國小桌球隊成員,並由擔任桌球教練之被告指 導桌球;且被告自111年9月12日起至111年11月18日止之上 課日(即A女升上小學6年級後),均於如附表所示之時段要 求A女在如附表所示之地點接受如附表所示之晨練及課後訓 練等情,經被告於警詢、偵查、本院準備程序及審理中供承 明確(見偵卷第7至10頁、第53至56頁,本院審侵訴卷第41 至44頁,侵訴卷第37至45頁、第375至380頁),核與證人A 女、代號AE000-A111579A號女子即A女母親(下稱A母)於偵 查及本院審理中、證人即本案國小桌球隊成員李○甲於警詢 、偵查及本院審理中、劉○○、范姜○○於警詢及本院審理中、 李○乙於本院審理中(上開證人之真實姓名年籍均詳卷)證 述之情節大致相符(見偵卷第17至20頁、第21至24頁、第27 至29頁、第33至35頁、第67至68頁、第201至204頁,本院侵 訴卷第179至208頁、第210至219頁、第264至284頁、第285 至304頁、第337至354頁、第356至367頁),並有本案國小 體育館及器材室照片(見偵卷第41至43頁)、本案國小性別 平等教育委員會第0000000號案調查小組調查報告書、113年 1月23日函(見本院侵訴卷第51至129頁、第257頁)、被告 與A母之簡訊擷圖、被告與A女之LINE對話紀錄擷圖(見本院 侵訴卷第229至237頁、第239頁)、性侵害案件代號與真實 姓名對照表、性侵害犯罪事件通報表可佐(見他不公開卷第 12至13頁、第14至15頁),則此部分事實,首堪認定。  ㈢關於A女遭被告猥褻之過程,證人A女之證述如下:  ⑴證人A女於偵查中證稱:被告在晨練時叫我去學校體育館裡面 我們放東西的地方(按:即本案國小體育館器材室)舉啞鈴 ,這時只有我跟被告獨處,他會從後面抱我,手從褲子下面 伸入隔著內褲摸我的屁股,我有往後退,我當時手上還舉著 啞鈴;被告在課後訓練時還會摸我的腰、臀部,是在已經練 完要進去器材室裡面放球拍的時候,被告會叫我留下來等其 他人走;我們練習一週5天,被告幾乎每次練習都會摸我等 語(見偵卷第17至19頁)。  ⑵證人A女於本院審理中證述:我從國小4年級開始訓練桌球, 被告從這時候開始就是我的桌球教練,在111年9月我國小6 年級時,我跟被告說我想當桌球選手,被告就有加強我的重 量訓練,要我在早上晨練時舉啞鈴,地點是在桌球桌旁邊的 器材室(見本院侵訴卷第227頁),這時候其他桌球隊的同 學會在體育館、器材室外面做蛙跳,沒有特別看應該看不到 我練啞鈴的位置;我是站著舉啞鈴,他會在調整我舉啞鈴的 姿勢的時候從後面熊抱我,有時候被告會在我舉完啞鈴、放 下啞鈴的時候摸我的臀部,每次摸我臀部都是從褲子下方伸 入隔著內褲摸我的屁股,我是穿褲管比較寬的運動短褲,他 不是在跟我開玩笑,他摸我的時候我會嚇到、很緊張,但我 有時候不敢跟被告說不要(見本院侵訴卷第188至196頁、第 202至204頁);在下午的課後訓練結束後,被告會叫我等他 一下,在我是最後一個去器材室放球拍的人的時候摸我,我 的置物櫃是在靠近門口的下方處(見本院侵訴卷第226頁) ,被告會在我蹲著放完球拍站起來的時候叫住我,坐在器材 室的椅子上摸我的屁股(見本院侵訴卷第195至196頁、第20 4至206頁);不管是晨練舉啞鈴時還是課後訓練放球拍時, 被告每個禮拜至少會這樣摸我共3次,被告有說這是我跟他 的秘密,不可以跟其他人講;我有跟同學說過被告一直亂摸 我,因為我知道這是不正確的事,但我因為害怕,所以沒有 跟媽媽、老師說過,我是到111年11月的某個禮拜六才跟媽 媽、跟老師講的(見本院侵訴卷第200頁、第202頁、第206 頁)等語。  ⑶綜觀A女就被告對其為本件猥褻犯行時利用之時機、地點、規 律及方式所為之陳述,可見其不僅歷次描述均翔實而完整, 對於受訊問、詰問之各項問題,復能在其記憶所及之限度內 ,具體回答並清楚說明,所述情節逼真、具臨場感,未見明 顯不自然或不合理之處;再參酌以A女於案發時11歲之年紀 ,對性知識之理解應屬淺薄,就男女親密互動之經驗亦甚欠 缺,衡理倘非確曾親身經歷,實難有為此首尾一貫、具體陳 述之可能,堪信A女上開證詞當非任意虛構捏造所得,有相 當程度之真實性,而屬可信。  ㈣復酌以A女自111年9月12日起因有成為桌球選手之意願,而接 受被告加強訓練並同時受被告以如附表所示之方式為猥褻行 為後,曾多次向同為桌球隊成員之同學李○乙、學妹李○甲提 及上情,更曾請求李○乙、李○甲陪同自己於課後訓練後一同 至器材室放球拍以避免再遭被告觸碰等節,經證人李○乙於 本院審理中證以:A女有跟我說被告會亂摸她,在她舉啞鈴 的時候摸她的屁股還有摟腰,也有說被告會在A女留下來放 球拍的時候摸她屁股或抱她,A女說的時候很嚴肅,情緒有 點悲傷,她也有要我陪她一起去器材室放球拍,A女有跟我 講原因是因為被告「會弄她」,如果我進去被告就不敢弄她 了等語(見本院侵訴卷第357至358頁、第362至364頁、第36 6頁),及證人李○甲於本院審理中證稱:我跟A女都有參加 桌球隊,A女有跟我說過被告會一直摸她,她不太喜歡,她 說被告會用手摸她的屁股、抱她,A女說的時候表現出不想 要被告一直摸她的樣子;A女也曾經因為擔心又被被告摸, 而請我陪她一起去器材室放球拍等語(見本院侵訴卷第338 頁、第342至343頁、第350頁)綦詳;而A女因被告於111年1 1月18日某時許以嘴親吻其嘴唇(非本件起訴範圍)而不堪 忍受,遂向其他同學范姜○○、劉○○等人傾吐前情,並於陳述 時不斷哭泣,嗣因同學建議而下定決心再隔日即111年11月1 9日告知自己母親受被告猥褻之事乙節,同經證人即范姜○○ 、劉○○於警詢及本院審理中證述歷歷(見偵卷第29頁、第34 頁,本院侵訴卷第279頁、第300頁),與A母於偵查及本院 審理中所證:我和A女感情非常好,但在A女在111年11月19 日用LINE傳訊息跟我講本案的事情前,她都沒有跟我提過這 件事;A女在111年11月19日傳給我的訊息內容大致是:「媽 媽我不想要再上桌球課,因為教練一直都會摸我身體我很不 舒服」,我收到A女的訊息時在上班,我看到後馬上打電話 給A女並問她細節,也有傳訊息跟A女的老師說;A女跟我講 電話的時候一直哭,我問A女為什麼到現在才跟我講,A女說 她因為怕講了我會更讓她不繼續練桌球,她是真的很不舒服 才跟我講這件事,她的同學也要她把這件事跟我說;就我從 小照顧A女到大對她的認識,可以肯定A女超級無敵喜歡打桌 球,但因為A女功課後來有一點退步,我有跟她說過功課也 要顧到,在A女傳送上開訊息告訴我她不想要再上被告的課 之前,她從來沒有跟我提過她不想要再繼續練桌球,如果不 是有受到任何侵害,以她對桌球的喜愛,不可能這樣跟我說 等語(見本院侵訴卷第211至214頁、第218至219頁),悉為 相符,足見A女因衷心熱愛桌球運動,而擔憂若揭發被告上 開不當舉措,將使身為管教者之母親反對自己繼續練習桌球 ,遂先選擇母親隱瞞不宣,然終因被告得寸進尺、心理不堪 負荷且不知如何面對,而聽從同學之建議,深思良久後始以 訊息方式向母親吐露,於表述事發經過時復展現委屈、難過 之負面情緒,此等反應與遭受性侵犯之被害人,多因憂心揭 露受害情狀將影響原有生活而陷於猶豫不決之情緒,及於事 後陳述、回憶案發過程時出現緊張、哭泣等自然、真摯之反 應相當,益徵A女所稱被告以上揭方式對其猥褻之證述,均 非蓄意構陷、無端誣指之偽詞,堪以採信。  ㈤被告雖以其對A女僅有訓練過程中必要之肢體碰觸為辯。然查 ,被告自111年9月開始,於教學時對A女接觸之頻率便較為 密集,於指導A女時更會極其靠近A女甚或貼於A女身上,然 對於其他桌球隊成員則未有此等親密之碰觸等情,經證人范 姜○○、劉○○、李○甲及李○乙於本院審理中證述一致(見本院 侵訴卷第278頁、第299至300頁、第350至351頁、第361至36 2頁),堪見被告於教學桌球時對A女之肢體觸碰,與其他被 告所指導之學生相比,確存有顯著之程度區別,則被告上開 碰觸是否僅係出於訓練所需,已非無疑;況依理指導者於教 學時投入精力之強弱,與貼附受指導者身體之遠近及是否碰 觸受指導者之身體私密部位,顯然無必然之關係,而前揭被 告對於A女與對其他桌球隊成員接觸程度之差異,更經證人 李○甲於本院審理中證以:我有看過被告摸A女的屁股,有時 候被告可能是基於訓練的需求要調整姿勢,但有時候就是無 緣無故的想要摸等語、證人范姜○○於警詢時證陳:被告對A 女從111年9月開始就有比較親密的肢體碰觸,同學間也覺得 怪怪的,不太正常等語(見偵卷第29頁,本院侵訴卷第343 至344頁、第350頁)翔實,益見被告於有其他學生在場之公 開場合對A女之肢體觸碰,在斯時僅10至11歲餘、對身體自 主權等概念尚未完全建立之國小學生眼中,尚且可本於自己 親身受被告指導之經驗察覺其異常之處,遑論被告於晨練、 課後訓練後,於僅有被告與A女2人同處之器材室將藉機有何 逾越分際之妄舉,再顯A女證陳:被告在指導我的時候就會 靠得比其他同學近,而且我覺得在我舉啞鈴的時候被告沒有 必要碰我的屁股,被告在我放球拍的時候摸我屁股更跟教學 無關等語(見本院侵訴卷第195頁、第205至206頁),當非 憑空杜撰,自難率以被告所謂「觸碰均屬訓練所必要」等空 泛藉詞,即逕認被告本件行為皆有正當性而驟信其所為乃法 之所許。  ㈥至辯護人固為被告辯謂:A女於本院審理中始陳述其於校外球 館練球時亦曾遭被告不當觸碰,於偵查中則未曾提及,顯見 A女本件之供述多有誇大之處而不可採信等語。惟查,A女於 本院審理中,雖曾證陳其於校外球館練球時,被告亦會利用 調整姿勢之機會撫摸自己等語(見本院侵訴卷第189至190頁 ),然A女於就讀本案國小體育班期間,本即有如附表所示 之晨練、課後訓練及上課日下午2時55分許至下午3時35分許 之專長課將由被告指導桌球,另因A女於111年9月初起,向 被告表示有成為桌球選手之意願,被告遂又安排A女於課後 另至校外球館接受一對一之桌球課程等情,為被告所肯認( 見本院侵訴卷第378至379頁),則於被告與A女間因桌球指 導而有長時間頻繁且密集互動之情形下,A女因此於偵查中 未能主動特別提出被告於本件起訴時間以外之其他時段亦有 非禮之舉,仍難謂有背離常情之處。遑論被告於本院準備程 序及審理中更當庭自承:我在本案國小體育館器材室的門口 有摸過A女的屁股2次,1次是隔著褲子摸,1次是從褲管下方 伸入她的褲子裡隔著內褲摸(按:均非本件起訴範圍),我 這樣做只是想增加學生與教練間的向心力,我怕其他人覺得 我對A女特別好,才叫A女不要跟其他人說等語(見本院侵訴 卷第41頁、第381至383頁)明確,益見被告對於侵犯A女身 體自主權之舉動不僅不以為然,甚可謂習以為常,反證A女 上開關於被告有以每週3次之頻率對其為猥褻行為之指訴, 確為有徵;至被告其餘未經檢察官於本案提起公訴之違法行 為,不過係本院基於不告不理原則之限制而無從納入審究, 要不能反執A女上開完整性略有差異之證詞為憑,遽認其所 言盡非可信,是此部分辯護人所辯,仍無足取。  ㈦綜上所述,本件事證已臻明確,被告及辯護人前揭所辯,均 非可採,被告上開犯行洵堪認定,應依法論科。   三、論罪科刑:  ㈠罪名:   核被告所為,均係犯刑法第227條第2項之對於未滿14歲之女 子為猥褻罪。  ㈡罪數關係:  ⒈次數計算之說明:   查111年9月12日至111年11月18日共有10週,而被告於上開 期間係以每週3次之頻率對A女為猥褻行為,業經認定如上, 是被告本件對A女為猥褻行為之次數合計應為30次(計算式 :3次/週×30週=30次)。  ⒉被告所犯上開30罪間,犯意各別,行為互殊,應分論併罰。  ㈢量刑部分:  ⒈爰以行為人之責任為基礎,審酌被告於案發期間為A女之桌球 教練,本應對具桌球天分之A女善加指導,助其培養興趣、 發揮才能,詎被告竟僅為圖滿足一己之性慾,即悖逆師生倫 常,無視A女生理心智尚未發育完全,罔顧A女人格之健全發 展及心理感受,利用A女對於師長之信賴,對未滿14歲之A女 為本件猥褻之犯行,所為不僅對A女造成永難抹滅之身心創 傷,對A女日後就兩性關係之認知所生之負面影響,亦絕非 輕微,實應嚴懲不貸;再酌以被告犯後未能坦承犯行之態度 ,復考量被告迄未獲取A女之諒解或實際賠償損害,暨A女及 A女母親均請求從重量刑之意見(見本院侵訴卷第305頁); 再兼衡被告本院審理中自陳所受教育程度為高中畢業,現已 退休,家庭經濟狀況小康(見本院侵訴卷第380頁)等一切 情狀,就其所犯上開30罪,分別量處如主文第1項所示之刑 。  ⒉末衡酌被告所犯30罪,各次犯罪時間相隔非遠,且被害人同 一、犯罪性質亦屬類似,責任非難重複之程度較高,爰考量 刑罰邊際效應隨刑期而遞減及被告所生痛苦隨刑期而遞增, 及被告社會復歸之可能性等情,本於罪責相當原則之要求, 在法律外部性及內部性界限範圍內,綜合斟酌被告犯罪行為 之不法與罪責程度,及對其施以矯正之必要性,定其應執行 之刑如主文第1項所示,以示懲儆。 貳、無罪部分: 一、公訴意旨另以:被告自111年9月12日起至111年11月18日止 ,在本案國小體育館內,基於對未滿14歲之女子猥褻之犯意 ,另以如附表所示之方式對A女為猥褻行為共18次。因認被 告此部分亦涉犯刑法第227條第2項之對於未滿14歲之女子為 猥褻罪嫌等語。 二、經查,公訴意旨認被告對A女除有上開有罪部分之30次猥褻 犯行外,尚有18次之猥褻犯行,無非係依A女於偵查中之指 述,並以被告「每次」晨練及課後訓練時均以如附表所示方 式對A女為猥褻行為為前提推算之結果。然A女於本院審理中 經檢察官、辯護人詰問及本院訊問後,關於被告本件犯行之 頻率,已具體證陳:被告在晨練時幾乎是每次都會摸我,課 後訓練則不是每次,而是一個禮拜約1至2次,但不管是晨練 或課後訓練,被告每週都至少有3天會隔著內褲摸我屁股等 語在卷(見本院侵訴卷第197至199頁、第202頁),則本院 依A女之指述及上開補強證據認被告有上開經認定有罪部分 之30次猥褻犯行,固如前論,惟逾此部分之18次犯行,卷內 既乏相關積極證據可證,是基於罪疑有利被告原則,自無從 遽為不利被告之認定。 三、綜上所述,本案此部分依公訴意旨所提出之證據,經本院調 查結果,尚不足使本院達於通常一般之人均不致有所懷疑, 而得確信其為真實之程度,致使無從形成被告有罪之確信, 揆諸首揭說明,被告此部分被訴對未滿14歲之女子為猥褻之 犯行,要屬不能證明,自應為被告無罪之諭知。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第301條第1項, 判決如主文。 本案經檢察官高玉奇提起公訴,檢察官賴怡伶、李佳紜到庭執行 職務。 中  華  民  國  113  年  6   月  5   日          刑事第十五庭 審判長法 官 林龍輝                    法 官 吳軍良                    法 官 郭于嘉  以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。                     書記官 魏瑜瑩   中  華  民  國  113  年  6   月  5   日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第227條 (與幼年男女性交或猥褻罪) 對於未滿十四歲之男女為性交者,處3年以上10年以下有期徒刑 。 對於未滿十四歲之男女為猥褻之行為者,處6月以上5年以下有期 徒刑。 對於十四歲以上未滿十六歲之男女為性交者,處7年以下有期徒 刑。 對於十四歲以上未滿十六歲之男女為猥褻之行為者,處3年以下 有期徒刑。 第1項、第3項之未遂犯罰之。 附表: 編號 訓練名稱 訓練時段 訓練地點及內容 猥褻方式 頻率 1 晨練 每週一、二、四、五 上午8時許至上午8時40分許 ⑴在本案國小體育館桌球桌旁進行發球訓練 ⑵在本案國小體育館器材室內舉啞鈴 在A女舉啞鈴時,自後方以雙手環抱A女,再將手自A女運動短褲褲管下方伸入,隔著A女內褲撫摸A女臀部,以此方式對A女為猥褻行為1次。 每週共3次 2 課後訓練 每週一至五其中2日 下午4時許至下午5時50分許 於本案國小體育館桌球桌旁進行基本訓練 利用A女結束訓練獨自進入器材室將桌球拍放入置物櫃之機會,將手自A女運動短褲褲管下方伸入,隔著A女內褲撫摸A女臀部,以此方式對A女為猥褻行為1次。

2025-01-15

TPHM-113-侵上訴-181-20250115-2

臺灣桃園地方法院

詐欺

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第13號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 陳禹任 上列被告因詐欺案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第32971 號),嗣因被告自白犯罪(113年度易字第1689號),本院認為 宜以簡易判決處刑,爰不經通常審判程序,判決如下:   主 文 陳禹任共同犯詐欺取財罪,處有期徒刑貳月,如易科罰金,以新 臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣參萬元沒收,於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時,追徵其價額。   犯罪事實及理由 一、本件犯罪事實及證據,均引用檢察官起訴書之記載(如附件 ),並更正、補充如下:  ㈠犯罪事實欄一第1至2行「依其社會經驗及智識程度,應可預 見詐欺集團經常利用他人之存款帳戶轉帳、提款,以逃避執 法人員之查緝,而」更正為「因有提供自己帳戶帳號供不詳 身分之人匯入詐欺所得而遭檢警調查之經驗,已預見」。  ㈡犯罪事實欄一第4至5行「真實姓名年籍均不詳之成年人(下 稱不詳之人)」更正為「真實姓名年籍不詳、自稱『阿傑』之 人」。  ㈢犯罪事實欄一第6行「民國112年11月22日某時」更正為「民 國112年11月12日前某日」。  ㈣犯罪事實欄一第9行「翻拍帳戶資料後傳送之方式,」刪除。  ㈤犯罪事實欄一第9行、第10行「不詳之人」均更正為「『阿傑』 」。  ㈥起訴書附表「匯款時間/方式」欄之「112年11月22日」更正 為「112年11月12日」。  ㈦證據部分補充:「被告陳禹任於本院準備程序中之自白」( 見本院易字卷第51頁)。 二、論罪科刑:  ㈠罪名:   核被告所為,係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。  ㈡共犯關係:   被告與「阿傑」間就本件犯行,有犯意聯絡及行為分擔,為 共同正犯。  ㈢量刑部分:   爰以行為人之責任為基礎,審酌被告前有因詐欺案件經法院 判處罪刑並宣告緩刑確定之紀錄,竟仍不思憑己力賺取金錢 ,反以上開方式與「阿傑」共同向告訴人蔡朝明詐取財物, 致告訴人受有新臺幣(下同)3萬元之財產損害,足見被告 欠缺尊重他人財產權之觀念,所為實屬不該;惟念及被告犯 後終能坦承犯行之態度,暨考量其犯行所侵害財產法益之情 節及程度,及參以被告迄未取得告訴人之諒解或實際賠償損 害,再兼衡被告於本院準備程序中自陳所受教育程度為大學 肄業,職業為自由業,家庭經濟狀況普通(見本院易字卷第 52頁)等一切情狀,量處如主文第1項所示之刑,併諭知易 科罰金之折算標準,以示懲儆。 三、又被告與「阿傑」自告訴人處所詐得之財物3萬元,嗣全數 歸由被告取得等情,經被告陳稱明確(見本院易字卷第51頁 ),是上開犯罪所得雖未扣案,仍應依刑法第38條之1第1項 前段、第3項之規定,於被告之罪刑項下宣告沒收,並於全 部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項,逕以簡易判決處刑如主文。 五、如不服本判決,得自判決送達之日起20日內,向本院提出上 訴狀(應附繕本),上訴於管轄之第二審合議庭。 本案經檢察官范玟茵提起公訴,檢察官江亮宇到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  1   月  13  日          刑事第十五庭 法 官 郭于嘉 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀(應附 繕本)。                 書記官 魏瑜瑩 中  華  民  國  114  年  1   月  14  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第339條 (普通詐欺罪) 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。 附件: 臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書                   113年度偵字第32971號   被   告 陳禹任 男 30歲(民國00年0月00日生)             住○○市○○區○○街000號             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因詐欺案件,業經偵查終結,認應提起公訴,茲將犯罪 事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、陳禹任依其社會經驗及智識程度,應可預見詐欺集團經常利 用他人之存款帳戶轉帳、提款,以逃避執法人員之查緝,而 提供自己之金融帳戶予陌生人士,更可能被不法犯罪集團所 利用以遂行詐欺犯罪,竟仍與真實姓名年籍均不詳之成年人 (下稱不詳之人)共同意圖為自己不法之所有,基於詐欺取 財之不確定犯意聯絡,先於民國112年11月22日某時,將其 向不知情之陳冠妤借用之中國信託商業銀行帳號000-000000 000000號帳戶(下稱本案帳戶)之帳號以通訊軟體TELEGRAM 翻拍帳戶資料後傳送之方式,提供予不詳之人後,再由不詳 之人與其所屬詐欺集團成員於附表所示之時間,對附表所示 之人,以附表所示之方式施用詐術,使附表所示之人因而陷 入錯誤,將附表所示之金額匯入本案帳戶後,由陳禹任指示 陳冠妤將之提領後供己花用,以此方式詐得財物。 二、案經蔡朝明訴由桃園市政府警察局龍潭分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實: 編號 證據名稱 待證事實 1 被告陳禹任於警詢及偵訊時之供述 證明被告有於犯罪事實欄所載之時間、方式,向陳冠妤借用本案帳戶後,將之提供予真實姓名年籍均不詳、自稱「阿傑」之成年人匯入款項,並指示不知情之陳冠妤提領後供己花用等事實。 2 告訴人蔡朝明於警詢時之指訴 證明告訴人有如附表所示遭詐欺集團詐騙,並匯款附表所示之金額至本案帳戶等事實。 3 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、通訊軟體LINE對話紀錄截圖 4 本案帳戶客戶基本資料、帳戶交易明細 證明附表所示之人有於附表所示之時間,匯款如附表所示之金額至本案帳戶,且該金額旋遭他人提領一空等事實。 5 臺灣桃園地方法院107年度簡上字第378號判決 證明被告曾有提供帳戶予他人使用,並遭判決有期徒刑確定之幫助詐欺前案等事實。 6 臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第48496號不起訴處分書 證明被告曾於前案以相類似之內容即「在國外借錢予不熟識之人,不知道他人還款是贓款」等語抗辯,是被告於提供本案帳戶時,已有足夠之個人經驗得預見提供本案帳戶予不熟識之他人匯款,可能供他人作為犯罪工具使用之不確定故意。 二、核被告所為,係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌。被告 與真實姓名年籍均不詳、自稱「阿傑」之成年人就本案犯行 間,有犯意聯絡及行為分擔,請依刑法第28條規定,論以共 同正犯。未扣案之犯罪所得新臺幣3萬元,請依刑法第38條 之1第1項前段、第3項之規定宣告沒收,並於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此 致 臺灣桃園地方法院 中  華  民  國  113  年   7  月  26  日                檢 察 官 范玟茵 本件證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  8   月  19  日                書 記 官 蔡亦凡 所犯法條: 中華民國刑法第339條 (普通詐欺罪) 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。 附表: 編號 告訴人 詐騙時間(民國) 詐騙方法 匯款時間/方式 匯款金額(新臺幣) 匯入帳戶 1 蔡朝明 112年6月間某日 假投資 112年11月22日22時1分許操作ATM匯款 3萬元 本案帳戶

2025-01-13

TYDM-114-簡-13-20250113-1

臺灣桃園地方法院

定應執行之刑

臺灣桃園地方法院刑事裁定 113年度聲字第4180號 聲 請 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 受 刑 人 張景揚 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(113年度執聲字第3460號),本院裁定如下:   主 文 張景揚所犯如附表所示各罪所處之刑,應執行有期徒刑玖月。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人張景揚因妨害秩序案件,先後經判決 確定如附表所示,應依刑法第53條、第51條第5款及第50條 第2項,定其應執行之刑,爰依刑事訴訟法第477條第1項規 定聲請裁定等語。 二、按裁判確定前犯數罪者,併合處罰之。但得易科罰金之罪與 不得易科罰金之罪,不在此限。惟如受刑人請求檢察官聲請 定應執行刑者,仍依刑法第51條規定定之,此觀刑法第50條 第1項但書第1款、第2項規定自明。次按數罪併罰,有二裁 判以上者,依刑法第51條之規定,定其應執行之刑;數罪併 罰,分別宣告其罪之刑,宣告多數有期徒刑者,於各刑中之 最長期以上,各刑合併之刑期以下,定其刑期。但不得逾30 年,刑法第53條、第51條第5款同有明定。又數罪併罰中之 一罪,依刑法規定得易科罰金,若因與不得易科之他罪併合 處罰結果而不得易科罰金時,原可易科部分所處之刑,亦無 庸為易科折算標準之記載(司法院大法官釋字第144號、第6 79號解釋意旨參照)。 三、經查,受刑人因如附表所示之案件,先後經法院判處如附表 所示之刑,並均確定在案等情,有各該判決書及臺灣高等法 院被告前案紀錄表附卷可考。又其中如附表編號1所示之罪 所處之刑不得易科罰金,如附表編號2所示之罪所處之刑則 得易科罰金,核屬刑法第50條第1項但書第1款所示不得併合 處罰之情形。惟受刑人業依刑法第50條第2項規定請求檢察 官向本院聲請定應執行刑乙節,有臺灣桃園地方檢察署依10 2年1月23日修正之刑法第50條調查受刑人是否聲請定應執行 刑調查表附卷足佐。準此,檢察官以本院為犯罪事實最後判 決之法院,聲請就受刑人如附表所示各罪定其應執行之刑, 於法並無不合,應予准許。爰依前揭法條規定,本於罪責相 當原則之要求,在法律所定之外部性界限範圍內,考量受刑 人所犯如附表所示之罪均為妨害秩序罪,犯罪類型相似,犯 罪時間相距非遠,且所侵害之法益並非具有不可替代性、不 可回復性之個人法益,責任非難重複之程度較高,再參諸受 刑人對本件定應執行刑表示「無意見」之陳述(見本院卷第 25頁),暨綜合斟酌受刑人犯罪行為之不法與罪責程度,及 對其施以矯正之必要性,定其應執行之刑如主文所示。 四、依刑事訴訟法第477條第1項,刑法第50條第1項但書第1款、 第2項、第53條、第51條第5款,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  1   月  10  日          刑事第十五庭 法 官 郭于嘉 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。                 書記官 魏瑜瑩 中  華  民  國  114  年  1   月  10  日 附表:

2025-01-10

TYDM-113-聲-4180-20250110-1

桃金簡
臺灣桃園地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 114年度桃金簡字第2號 聲 請 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 曾瀚生 上列被告因違反洗錢防制法等案件,經檢察官聲請以簡易判決處 刑(113年度偵字第54910號),本院判決如下:   主 文 曾瀚生幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪,處有期 徒刑參月,併科罰金新臺幣貳仟元,有期徒刑如易科罰金,罰金 如易服勞役,均以新臺幣壹仟元折算壹日。   犯罪事實及理由 一、本件犯罪事實及證據,均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之 記載(如附件),並更正如下:  ㈠犯罪事實欄一第1行「可預見」更正為「預見」。  ㈡犯罪事實欄一第3至4行「基於幫助詐欺取財、掩飾詐欺犯罪 所得去向之犯意」更正為「仍基於縱他人將其所提供之金融 帳戶用以從事詐欺取財犯罪及洗錢之用,亦不違背其本意之 幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意」。  ㈢犯罪事實欄一第4行「下午1時58分許」更正為「下午2時許」 。  ㈣犯罪事實欄一第13行「基於」前補充「共同意圖為自己不法 之所有,」。 二、論罪科刑:  ㈠新舊法比較:  ⒈按行為後法律有變更者,適用行為時之法律。但行為後之法 律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2 條第1項定有明文。  ⒉查被告曾瀚生行為後,洗錢防制法全文業於民國113年7月31 日修正公布施行,並於000年0月0日生效,茲比較新舊法如 下:  ⑴修正前洗錢防制法第14條第1項規定:「有第2條各款所列洗 錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺幣5百萬元以下罰 金」;修正後則移列為同法第19條第1項,並明文:「有第2 條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達 新臺幣1億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5 千萬元以下罰金」,且同時刪除修正前洗錢防制法第14條第 3項關於洗錢犯罪之宣告刑不得超過特定犯罪罪名之法定最 重本刑之規定。查本件被告洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣1億元,其所犯特定犯罪(前置犯罪)則為刑法第339條 第1項之詐欺取財罪,是依修正前洗錢防制法第14條第1項、 第3項規定,就洗錢犯罪科刑之範圍不得超過前置犯罪即詐 欺取財罪所定最重本刑之刑即有期徒刑5年;而依修正後洗 錢防制法第19條第1項後段規定,其法定刑則已由7年以下有 期徒刑,修正為6月以上5年以下有期徒刑。  ⑵又修正前洗錢防制法第16條第2項規定:「犯前4條之罪,在 偵查及歷次審判中均自白者,減輕其刑」;修正後洗錢防制 法第23條第3項前段則規定:「犯前4條之罪,在偵查及歷次 審判中均自白者,如有所得並自動繳交全部所得財物者,減 輕其刑」。可見依修正後規定,犯洗錢罪者,除須於偵查及 歷次審判中均自白外,如有所得尚須自動繳交全部所得財物 ,方得依該規定減輕其刑。  ⑶查本件被告於偵查中就洗錢犯行已坦認不諱,於本案經檢察 官聲請簡易判決處刑並繫屬本院後,復未提出否認之答辯, 且無犯罪所得,則無論依修正前洗錢防制法第16條第2項或 修正後洗錢防制法第23條第3項前段之規定,均應減輕其刑 。準此,倘依修正前之規定,本案之量刑範圍為有期徒刑1 月至5年,如依修正後之規定,其處斷刑框架則為有期徒刑3 月至5年未滿,是經整體綜合比較之結果,應以有期徒刑之 最高度較短之修正後規定較有利於被告,依刑法第2條第1項 但書之規定,即應適用裁判時即修正後洗錢防制法第19條第 1項後段之規定論處,並一體適用修正後洗錢防制法第23條 第3項前段自白減輕其刑之規定。  ㈡罪名:  ⒈按刑法上之幫助犯,係對於犯罪與正犯有共同之認識,而以 幫助之意思,對於正犯資以助力,而未參與實施犯罪之行為 者而言(最高法院73年度台上字第2898號、75年度台上字第 1509號、88年度台上字第1270號判決意旨參照)。查本件被 告提供其所有之合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000 號帳戶,及其女曾○華所有之中華郵政帳號000-00000000000 000號帳戶之金融卡及密碼予詐欺集團成員,使詐欺犯罪者 得以持之向如聲請簡易判決處刑書附表(下稱附表)所示之 人施以詐術,致其等陷於錯誤而匯款至前開帳戶內,再由該 集團其他成員提領,以遂行詐欺取財及洗錢之犯行,核係對 他人之前開犯罪行為資以助力,而參與犯罪構成要件以外之 行為,復無其他證據證明被告係以正犯犯意參與本案犯罪, 參諸前揭說明,應論以幫助犯。  ⒉是核被告所為,係犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19 條第1項後段之幫助洗錢罪、刑法第30條第1項前段、第339 條第1項之幫助詐欺取財罪。  ㈢罪數關係:  ⒈被告先後交付上開2帳戶予相同詐欺集團成員之舉,係基於單 一犯意,於密切接近之時間、地點實行,侵害同種法益,各 行為之獨立性極為薄弱,依一般社會健全觀念,在時間差距 上,難以強行分開,在刑法評價上,以視為數個舉動之接續 實行,合為包括之一行為予以評價,較為合理,而屬接續犯 ,應論以包括之一罪。聲請簡易判決處刑意旨認此部分應分 論併罰,容有誤會,併此敘明。  ⒉被告以一次提供上開2帳戶之行為,幫助詐欺犯罪者向如附表 所示之4名被害人遂行詐欺取財及洗錢行為,是被告以一行 為同時觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪,為想像競合犯, 應依刑法第55條規定,從一重處斷,論以一幫助洗錢罪。  ㈣刑之減輕:   被告以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為 ,為幫助犯,爰依刑法第30條第2項之規定,按正犯之刑減 輕之。又被告於偵查中就幫助洗錢犯行業已坦認不諱,於本 院判決前復無否認犯罪之表示,爰依洗錢防制法第23條第3 項前段規定減輕其刑,並就上揭減輕事由依刑法第70條之規 定遞減之。  ㈤量刑部分:   爰以行為人之責任為基礎,審酌被告任將其帳戶提供他人, 以此方式幫助他人從事詐欺取財及洗錢之犯行,非但助長社 會詐欺財產犯罪之風氣,更使詐欺集團得以隱匿真實身分及 詐欺犯罪所得之去向,以阻礙、逃避司法機關之追查,增加 被害人尋求救濟及犯罪偵查之困難,嚴重危害交易秩序與社 會治安,法治觀念顯有偏差,誠值非難。惟念及被告犯後坦 承犯行之態度,暨考量其犯行所侵害財產法益之情節及程度 ,及參以被告未取得被害人之諒解或實際賠償損害,再兼衡 被告於警詢時自陳所受教育程度為高職畢業,職業為工,家 庭經濟狀況勉持(見偵卷第19頁)等一切情狀,量處如主文 所示之刑,併分別諭知有期徒刑易科罰金及罰金易服勞役之 折算標準,以資警惕。 三、沒收之說明:  ㈠查被告將其上開帳戶之金融卡交付詐欺犯罪者,助其遂行詐 欺取財及洗錢犯行,業經本院認定如前,是前揭金融卡屬被 告所有且供其本案犯罪所用之物,當為無疑。惟前揭物品既 未扣案,復無積極證據足認現尚存在,衡諸上開物品單獨存 在不具刑法上之非難性,倘予沒收或追徵,除另使刑事執行 程序開啟之外,對於被告犯罪行為之不法、罪責評價並無影 響,復不妨被告刑度之評價,對於沒收制度所欲達成或附隨 之社會防衛目的亦無任何助益,欠缺刑法上之重要性,而無 沒收或追徵之必要,爰依刑法第38條之2第2項規定,不予宣 告沒收。  ㈡至被告所提供之上開帳戶遭詐欺集團成員使用於詐取款項及 隱匿其去向等情,固如上述,然卷內既無任何積極證據足證 被告就此有獲取任何報酬或其他不法利得,自無庸就犯罪所 得宣告沒收、追徵。另按幫助犯僅係對於犯罪構成要件以外 行為為加工,並無共同犯罪之意思,並不適用責任共同原則 ,對於正犯所有供犯罪所用之物或犯罪所得之物,亦不得為 沒收之諭知。查本件被告係屬幫助犯,已如前論,則被告就 詐欺取財、洗錢正犯之犯罪所得,自亦無從併為沒收或追徵 之諭知,亦不生依修正後洗錢防制法第25條第1項規定沒收 財物或財產上利益之問題,附此敘明。 四、依刑事訴訟法第449條第1項、第3項、第454條第2項,逕以   簡易判決處刑如主文。 五、如不服本判決,得自判決送達之日起20日內,向本院提出上   訴狀(應附繕本),上訴於管轄之第二審合議庭。 本案經檢察官陳書郁聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  114  年  1   月  10  日          刑事第十五庭 法 官 郭于嘉 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀(應附 繕本)。                 書記官 魏瑜瑩 中  華  民  國  114  年  1   月  10  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第339條 (普通詐欺罪) 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。 附件: 臺灣桃園地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                   113年度偵字第54910號   被   告 曾瀚生 男 40歲(民國00年0月0日生)             住○○市○○區○○○街000號6樓之              3             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件,業經偵查終結,認為宜聲請 以簡易判決處刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、曾瀚生可預見提供金融機構帳戶之存摺、提款卡予他人使用 ,足以幫助他人提領詐欺之犯罪所得並掩飾或隱匿該財產犯 罪所得之財物,基於幫助詐欺取財、掩飾詐欺犯罪所得去向 之犯意,先後於民國113年5月21日下午1時58分許、5月22日 晚間9時11分許,在桃園市○○區○○○街000號前,分別將其名 下所申設之合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳 戶(下稱合庫帳戶)、其女兒曾○華(106年生、姓名詳卷)所 有之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 (下稱郵局帳戶)之提款卡,提供予真實姓名年籍不詳之詐 騙集團成員,並以通訊軟體LINE告知密碼,以此方式將其上 開合庫帳戶、郵局帳戶交付予詐騙集團使用。嗣該詐騙集團 取得上開合庫帳戶、郵局帳戶之提款卡及密碼後,即與其所 屬詐騙集團成員,基於詐欺、洗錢之犯意聯絡,分別聯繫如 附表所示之人,以如附表所示之詐騙手法,詐騙如附表所示 之人,致渠等均陷於錯誤,於如附表所示時間,匯款如附表 所示之金額至前開合庫帳戶、郵局帳戶內,旋遭詐欺集團提 領一空,使受理偵辦之檢警不易追查,而以此方式掩飾詐欺 犯罪所得之去向。嗣如附表所示之人察覺受騙,始報警查悉 上情。 二、案經吳嘉雯、李若綺、張瀞文、謝文豪訴由桃園市政府警察 局桃園分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實: 編號 證據名稱 待證事實 1 被告曾瀚生於警詢及偵訊中之供述與自白 ㈠證明本案合庫帳戶為被告所申辦、本案郵局帳戶為被告之女兒所有之事實。 ㈡證明被告有交付帳戶予不詳之人之事實。 2 告訴人吳嘉雯於警詢之指證 證明告訴人吳嘉雯於附表編號1所示時間遭詐欺集團成員詐欺後,於附表編號1所示時間將附表編號1所示款項匯入上開合庫帳戶之事實。 3 告訴人吳嘉雯之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、交易明細表、對話紀錄擷圖 4 告訴人李若綺於警詢之指證 證明告訴人李若綺於附表編號2所示時間遭詐欺集團成員詐欺後,於附表編號2所示時間將附表編號2所示款項匯入上開合庫帳戶之事實。 5 告訴人李若綺之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、轉帳紀錄、對話紀錄擷圖、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 6 告訴人張瀞文於警詢之指證 證明告訴人張瀞文於附表編號3所示時間遭詐欺集團成員詐欺後,於附表編號3所示時間將附表編號3所示款項匯入上開郵局帳戶之事實。 7 被害人張瀞文之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、網路銀行轉帳紀錄擷圖、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 8 告訴人謝文豪於警詢之指證 證明告訴人謝文豪於附表編號4所示時間遭詐欺集團成員詐欺後,於附表編號4所示時間將附表編號4所示款項匯入上開郵局帳戶之事實。 9 告訴人謝文豪之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、對話紀錄擷圖、轉帳紀錄擷圖 10 被告所申辦之本案合庫帳戶、郵局帳戶之客戶開戶基本資料及交易明細等資料 ㈠證明本案合庫帳戶、郵局帳戶為被告所申辦之事實。 ㈡證明本案合庫帳戶、郵局帳戶有告訴人4人匯款如附表金額入帳之事實。 二、新舊法條比較:   按行為後法律有變更者,適用行為時之法律,但行為後之法 律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後,洗錢防制法業經修正, 於113年7月31日公布,並自同年8月2日起生效施行。修正前 洗錢防制法第14條第1項係規定:「有第2條各款所列洗錢行 為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺幣5百萬元以下罰金。 」,修正後洗錢防制法第19條第1項係規定:「有第2條各款 所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併科新臺 幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元 以下罰金。」,經比較新舊法,修正後洗錢防制法第19條第 1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」 之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑,而屬得易科罰金 之罪,應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有 利於被告,依刑法第2條第1項但書規定,應適用修正後之洗 錢防制法第19條第1項後段規定。 三、核被告所為,係以幫助詐欺取財、洗錢之意思,參與詐欺取 財、洗錢構成要件以外之行為,所為係犯刑法第30條第1項 前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌、刑法第30條第1 項前段、洗錢防制法第19條第1項後段幫助一般洗錢等罪嫌 ,且為幫助犯,請依同法第30條第2項規定按正犯之刑減輕 之。被告以一提供帳戶之行為,使詐欺集團得以詐騙告訴人 之財物,而同時涉犯幫助詐欺取財及幫助洗錢罪,為想像競 合犯,請依刑法第55條前段規定,從一重之幫助洗錢罪處斷 。又被告分別交付上開合庫及郵局帳戶之行為,犯意有別, 行為互殊,請數罪併罰之。 四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此 致 臺灣桃園地方法院 中  華  民  國  113  年  12  月  10  日                檢察官 陳書郁 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  12  月  24   日                書記官 王沛元 附記事項: 本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理,法院簡易庭得不傳喚被告、 輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑;被告、被害 人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或 對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時,請即另以 書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。 所犯法條: 中華民國刑法第30條第1項 (幫助犯及其處罰) 幫助他人實行犯罪行為者,為幫助犯。雖他人不知幫助之情者, 亦同。 中華民國刑法第339條第1項 (普通詐欺罪) 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。 洗錢防制法第2條 本法所稱洗錢,指下列行為: 一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。 二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒   收或追徵。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。 洗錢防制法第19條第1項後段 其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者,處 6 月以上 5 年以下有期徒刑,併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。 附表: 編號 告訴人/被害人 詐騙時間及方式 匯款時間及方式 匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶 1 吳嘉雯 (提告) 真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員自113年5月21日上午10時許起,利用社群軟體臉書暱稱「蝦皮線上客服人員」,向告訴人佯稱需有財力證明始能做線上買賣交易等語,致吳嘉雯陷於錯誤而付款。 113年5月21日晚間9時21分許 2萬9,988元 合庫帳戶 2 李若綺 (提告) 真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員自113年5月21日晚間9時10分前某時許,利用通訊軟體LINE暱稱「7-11賣貨便」,向告訴人佯稱販賣鞋子可要求開啟7-11賣貨便服務等語,致李若綺陷於錯誤而付款。 113年5月21日晚間9時21分許 4萬9,988元 合庫帳戶 113年5月21日晚間9時26分許 1萬86元 3 張瀞文 (提告) 真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員自113年5月23日晚間某時許,利用通訊軟體LINE暱稱「POP CHILL客服」,向告訴人佯稱認證時資料有誤始能更正資料等語,致張瀞文陷於錯誤而付款。 113年5月23日晚間7時48分許 6萬9,646元 郵局帳戶 113年5月23日晚間7時49分許 7萬9,123元 113年5月24日凌晨0時14分許 4萬9,977元 (不含手續費) 4 謝文豪 (提告) 真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員自113年5月20日晚間8時許,利用社群軟體臉書帳號「星隕計畫」,向告訴人佯稱錯誤金流凍結等語,致謝文豪陷於錯誤而付款。 113年5月24日凌晨0時32分許 8萬3,501元 郵局帳戶

2025-01-10

TYDM-114-桃金簡-2-20250110-1

臺灣桃園地方法院

定應執行之刑

臺灣桃園地方法院刑事裁定 114年度聲字第72號 聲 請 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 受 刑 人 許文山 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(113年度執聲字第3706號),本院裁定如下:   主 文 許文山所犯如附表所示各罪所處之刑,應執行拘役伍拾日,如易 科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人許文山因妨害自由等案件,先後經判 決確定如附表所示,應依刑法第53條及第51條第6款,定其 應執行之刑,爰依刑事訴訟法第477條第1項規定聲請裁定等 語。 二、按裁判確定前犯數罪者,併合處罰之;數罪併罰,有二裁判 以上者,依刑法第51條之規定,定其應執行之刑;數罪併罰 ,分別宣告其罪之刑,宣告多數拘役者,於各刑中之最長期 以上,各刑合併之刑期以下,定其刑期,但不得逾120日, 刑法第50條第1項前段、刑法第53條及第51條第6款分有明定 。 三、經查,受刑人因如附表所示之案件,先後經法院判處如附表 所示之刑,並分別確定在案等情,有各該判決書及臺灣高等 法院被告前案紀錄表附卷可考。準此,檢察官以本院為犯罪 事實最後判決之法院,聲請就受刑人如附表所示各罪定其應 執行之刑,於法並無不合,應予准許。爰依前揭法條規定, 本於罪責相當原則之要求,在法律所定之外部性界限範圍內 ,考量受刑人所犯如附表編號1所示之以不正方法由收費設 備取財罪,與編號2所示之恐嚇危害安全罪,其犯罪類型、 行為態樣及所侵害之法益迥然有別,暨綜合斟酌受刑人犯罪 行為之不法與罪責程度、及對其施以矯正之必要性,定其應 執行之刑如主文所示,併諭知易科罰金之折算標準。至受刑 人如附表編號1所示之罪刑,雖已執行完畢,然此僅應由檢 察官於指揮執行時扣除之,與定應執行刑之裁定無涉,併此 敘明。 四、末考量本件受刑人如附表編號1所示罪刑已執行完畢,且本 件聲請定刑之案件僅有2件,所處之刑均為拘役刑,定刑審 酌之因素單純,依法可資減讓之幅度亦為有限,應認屬刑事 訴訟法第477條第3項所定顯無必要之情形,爰未予受刑人以 言詞或書面陳述意見之機會,附此敘明。 五、依刑事訴訟法第477條第1項,刑法第53條、第51條第6款、 第41條第1項前段,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  1   月  10  日          刑事第十五庭 法 官 郭于嘉 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。                 書記官 魏瑜瑩 中  華  民  國  114  年  1   月  10  日 附表:

2025-01-10

TYDM-114-聲-72-20250110-1

壢交簡
臺灣桃園地方法院

公共危險

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 114年度壢交簡字第43號 聲 請 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 謝嘉文 上列被告因公共危險案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(113 年度速偵字第3342號),本院判決如下:   主 文 謝嘉文吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克以上而駕駛動力 交通工具,處有期徒刑伍月,併科罰金新臺幣壹萬元,有期徒刑 如易科罰金,罰金如易服勞役,均以新臺幣壹仟元折算壹日。   犯罪事實及理由 一、本件犯罪事實及證據,均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之 記載(如附件),並更正如下:  ㈠犯罪事實欄一第1至3行關於謝嘉文前科紀錄之記載及「詎仍 不知悔改,」均刪除。  ㈡犯罪事實欄一第8行「中壢區」後補充「中華路1段」。 二、論罪科刑:  ㈠核被告謝嘉文所為,係犯刑法第185條之3第1項第1款吐氣所 含酒精濃度達每公升0.25毫克以上而駕駛動力交通工具罪。  ㈡爰以行為人之責任為基礎,審酌酒後駕車之舉,對自己及其 他不特定人之生命、身體及財產皆具高度危險,且不得酒駕 之觀念業經政府大力宣導多年,並透過學校教育及各類媒體 傳達各界周知,暨衡諸被告甫於民國113年10月間,因公共 危險案件經法院判處有期徒刑4月,併科罰金新臺幣6萬元確 定(尚未執行完畢),有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷 可參,足見被告對酒駕之風險與危害當已有相當程度之認識 。詎被告仍於飲用酒類後駕車上路,經警實施酒測時,吐氣 所含酒精濃度高達每公升0.70毫克,更因其酒醉狀態,不慎 碰撞由何木忠駕駛並於前方停等紅燈之營業大客車,所為不 僅罔顧公眾往來之交通安全,更輕忽對他人及自身可能肇生 之損害,實屬不該。惟考量本件被告行為幸未實際損及他人 生命、身體,並參以其駕駛之動力交通工具為自用小客車, 再兼衡被告犯後坦承犯行之態度,於警詢時自陳所受教育程 度為高中肄業,職業為建築業,家庭經濟狀況小康(見速偵 卷第15頁)等一切情狀,量處如主文所示之刑,併分別諭知 有期徒刑易科罰金及罰金易服勞役之折算標準,以資警惕。 三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項, 逕以簡易判決處刑如主文。 四、如不服本判決,得自判決送達之日起20日內,向本院提出上 訴狀(應附繕本),上訴於管轄之第二審合議庭。 本案經檢察官許宏緯、王映荃聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  114  年  1   月  10  日          刑事第十五庭 法 官 郭于嘉 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀(應附 繕本)。                 書記官 魏瑜瑩 中  華  民  國  114  年  1   月  10  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者,處3年以下有期徒刑, 得併科30萬元以下罰金: 一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度 達百分之零點零五以上。 二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物,致不 能安全駕駛。 三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物 達行政院公告之品項及濃度值以上。 四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類 之物,致不能安全駕駛。 因而致人於死者,處3年以上10年以下有期徒刑,得併科2百萬元 以下罰金;致重傷者,處1年以上7年以下有期徒刑,得併科1百 萬元以下罰金。 曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪,經有罪判決確定或經緩起 訴處分確定,於十年內再犯第1項之罪因而致人於死者,處無期 徒刑或5年以上有期徒刑,得併科3百萬元以下罰金;致重傷者, 處3年以上10年以下有期徒刑,得併科2百萬元以下罰金。 附件: 臺灣桃園地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                   113年度速偵字第3342號   被   告 謝嘉文 男 24歲(民國00年00月00日生)             住○○市○○區○○路000號             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因公共危險案件,業經偵查終結,認為宜聲請以簡易判 決處刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、謝嘉文前因公共危險案件,經臺灣桃園地方法院以113年度壢 交簡字第980號判決判處有期徒刑4月,併科罰金新臺幣6萬元 確定(尚未執行)。詎仍不知悔改,自民國113年11月8日上 午10時許起至同日上午11時許止,在桃園市觀音區某工地飲 用保力達藥酒,明知飲酒後已達不得駕駛動力交通工具之程度, 仍基於酒後駕駛動力交通工具之犯意,於同日下午4時30分許 ,自該處駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車離去。嗣於同日 下午5時44分許,在桃園市中壢區與文化路口前,因注意力及 反應能力受體內酒精成分影響而降低,不慎與何木忠所駕駛之車 牌號碼000-0000號營業大客車(無人受傷)發生碰撞,嗣經 警到場處理,並於晚間6時7分許,測得呼氣所含酒精濃度達每 公升0.70毫克。 二、案經桃園市政府警察局中壢分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實,業據被告謝嘉文於警詢及偵訊中坦承不諱, 核與證人何木忠於警詢時之證述情節相符,並有酒精測定紀錄 表、桃園市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單、道 路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表㈠㈡及現場照片在 卷可稽,被告犯嫌堪以認定。 二、核被告所為,係犯刑法第185條之3第1項第1款之公共危險罪 嫌。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此 致 臺灣桃園地方法院 中  華  民  國  113  年  11  月  19  日                檢 察 官 許宏緯                檢 察 官 王映荃 本件證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  12  月  15  日                書 記 官 嚴怡柔   附記事項: 本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理,法院簡易庭得不傳喚被告、 輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑;被告、被害 人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或 對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時,請即另以 書狀向簡易庭陳述或請求傳訊。   附錄本案所犯法條 中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者,處 3 年以下有期徒刑 ,得併科 30 萬元以下罰金: 一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度   達百分之零點零五以上。 二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物,致不   能安全駕駛。 三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物   達行政院公告之品項及濃度值以上。 四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類   之物,致不能安全駕駛。 因而致人於死者,處 3 年以上 10 年以下有期徒刑,得併科 2 百萬元以下罰金;致重傷者,處 1 年以上 7 年以下有期徒刑, 得併科 1 百萬元以下罰金。 曾犯本條或陸海空軍刑法第 54 條之罪,經有罪判決確定或經緩 起訴處分確定,於十年內再犯第 1 項之罪因而致人於死者,處 無期徒刑或 5 年以上有期徒刑,得併科 3 百萬元以下罰金;致 重傷者,處 3 年以上 10 年以下有期徒刑,得併科 2 百萬元以 下罰金。

2025-01-10

TYDM-114-壢交簡-43-20250110-1

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