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金簡
臺灣屏東地方法院

洗錢防制法等

臺灣屏東地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第73號 聲 請 人 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 李承翰 選任辯護人 陳佳煒律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件,經檢察官聲請簡易判決處刑 (113年度偵字第12532號),本院認為不宜逕以簡易判決處刑( 113年度金簡字第499號),移由本院刑事庭改依通常程序審理, 嗣被告於本院準備程序時自白犯罪(113年度金訴字第962號), 本院認宜以簡易判決處刑,爰不經通常審判程序,逕以簡易判決 處刑如下:   主 文 乙○○幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪,處有期徒 刑參月,併科罰金新臺幣肆萬元,有期徒刑如易科罰金,罰金如 易服勞役,均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年,並應依附件 所示內容履行賠償義務。   事實及理由 一、乙○○知悉金融機構帳戶係供個人使用之重要理財及交易工具 ,且為個人信用、財產之重要表徵,具有一身專屬性質,申 設金融機構帳戶亦無特殊條件限制,任何人得同時在不同金 融機構申設多數帳戶供己使用,復已預見將金融機構帳戶之 金融卡及密碼提供予不具信賴關係之人使用,可能遭犯罪集 團利用為收取、提領財產犯罪贓款之工具,並持以掩飾、隱 匿詐欺犯罪所得之來源及去向,竟基於縱使幫助他人將其金 融機構帳戶用以從事詐欺取財、洗錢等犯罪行為,亦不違背 其本意之不確定故意,於民國113年7月24日14時18分許,在 屏東縣萬丹鄉之統一超商萬利門市,以店到店交貨便方式, 將所申辦之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000 號帳戶(下稱本案帳戶)之金融卡寄交予不詳詐欺集團(無 證據證明成員含未成年人,下稱本案詐欺集團)成員,並以 通訊軟體LINE(下稱LINE)告知本案帳戶之提款卡密碼(以 下與本案帳戶提款卡合稱本案帳戶金融資料),以上開方式 提供本案帳戶金融資料予本案詐欺集團使用。嗣本案詐欺集 團取得本案帳戶金融資料後,即共同意圖自己不法所有,基 於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡,以附表所示方式詐欺附表所 示之人,致附表所示之人均陷於錯誤,於附表所示時間匯款 附表所示之金額至本案帳戶,該等款項旋遭提領一空,而隱 匿該等詐欺所得之去向及所在。案經丙○○、丁○○及甲○○訴由 屏東縣政府警察局屏東分局報告臺灣屏東地方檢察署檢察官 偵查起訴。 二、上開犯罪事實業據被告乙○○於偵查及本院準備程序時均坦承 不諱(見偵卷第10頁、本院卷第63頁),並有本案帳戶客戶 基本資料表、交易明細在卷可查(見偵卷第5至6頁);又附 表所示之人於附表所示時間,遭本案詐欺集團成員施以附表 所示詐術,致其陷於錯誤,而於附表所示時間匯款附表所示 金額至本案帳戶,再由本案詐欺集團成員將款項提領等情, 業據證人即附表所示之人指訴明確,復有附表證據欄所示之 各項證據在卷可稽,且為被告所不爭執(見本院卷第63至65 頁),足認被告任意性自白與事實相符,堪以採信。從而, 本案事證明確,被告犯行堪以認定,應依法論科。 三、論罪科刑:  ㈠新舊法比較:   ⒈按幫助犯係從屬於正犯而成立,以正犯已經犯罪為要件, 故幫助犯並非其幫助行為一經完成,即成立犯罪,必其幫 助行為或其影響力持續至正犯實施犯罪始行成立,有關追 訴權時效,告訴期間等,亦自正犯完成犯罪時開始進行, 至於法律之變更是否於行為後,即其犯罪究係在舊法或新 法施行期間,應否為刑法第2條第1項所定新舊法變更之比 較適用,亦應以正犯犯罪行為完成之時點為準據(最高法 院96年度台非字第312號、第253號判決意旨參照)。查被 告所幫助之正犯著手詐欺附表所示之人,附表所示之人因 而匯款至附表所示帳戶,該等款項旋遭洗錢正犯於附表所 示之人匯款後之同日提領等正犯行為完成後,洗錢防制法 於113年7月31日修正公布,並自同年8月2日生效施行,考 量幫助犯之處罰,得按正犯之刑減輕之,是本案仍有比較 新舊法之必要,合先敘明。   ⒉次按行為後法律有變更者,適用行為時之法律,但行為後 之法律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑 法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較,應就與罪刑 有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍 之一切情形,依具體個案綜其檢驗結果比較後,整體適用 法律。關於修正前洗錢防制法第14條第3項所規定「(洗 錢行為)不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之 科刑限制,形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷 刑」概念暨其形成過程未盡相同,然此等對於法院刑罰裁 量權所為之限制,已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架, 自應納為新舊法比較事項之列(最高法院113年度台上字 第2303號判決意旨參照)。   ⒊查被告行為後,洗錢防制法於113年7月31日修正公布,並 自同年8月2日起生效施行(下稱新法):    ⑴修正前洗錢防制法第14條第1項係規定:「有第2條各款 所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺幣( 下同)5百萬元以下罰金。」,同條第3項規定:「前2 項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 」;第16條第2項則規定:「犯前4條之罪,在偵查及歷 次審判中均自白者,減輕其刑」。     ⑵新法第19條第1項則規定:「有第2條各款所列洗錢行為 者,處3年以上10年以下有期徒刑,併科1億元以下罰金 。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者,處6月以上 5年以下有期徒刑,併科5千萬元以下罰金。」,並刪除 修正前洗錢防制法第14條第3項之規定;第23條第3項則 規定:「犯前4條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者 ,如有所得並自動繳交全部所得財物者,減輕其刑;並 因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物 或財產上利益,或查獲其他正犯或共犯者,減輕或免除 其刑」。    ⑶本案被告為幫助犯,且幫助洗錢之財物未達1億元,又被 告於偵查及本院審理時均坦認犯行,且本案並無證據證 明被告有何犯罪所得(詳後述),是本案應有修正前洗 錢防制法及新法自白減刑規定之適用,是本院參照最高 法院29年度總會決議㈠揭示「刑法上之必減,以原刑減 輕後最高度至減輕後最低度為刑量,得減以原刑最高度 至減輕最低度為刑量,而比較之」之旨比較新舊法,若 被告本案適用新法第19條第1項後段規定,所得科刑之 範圍為2月以上、4年11月以下有期徒刑,較諸適用修正 前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定,所得科刑之範 圍為有期徒刑1月以上、5年以下為輕,是經比較新舊法 之結果,本案自應依刑法第2條第1項後段規定,適用新 法第19條第1項後段規定。  ㈡是核被告所為,係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之 幫助詐欺取財罪,及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第1 9條第1項後段之幫助一般洗錢罪。  ㈢被告以一交付本案帳戶金融資料之行為,幫助本案詐欺集團 成員詐欺附表所示之人,並幫助掩飾、隱匿該等詐欺犯罪所 得之來源及去向,乃一行為觸犯幫助詐欺取財及幫助一般洗 錢罪暨同時侵害數人財產法益之想像競合犯,應依刑法第55 條規定,從一重之幫助一般洗錢罪處斷。  ㈣刑之減輕:   ⒈被告實施詐欺、洗錢構成要件以外之行為,為幫助犯,本 院審酌被告所犯情節較正犯輕微,爰依刑法第30條第2項 規定,按正犯之刑減輕之。   ⒉按犯前4條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,如有所得 並自動繳交全部所得財物者,減輕其刑,新法第23條第3 項前段定有明文。查被告就本案犯罪事實,已於偵查及審 判中均自白犯行,且本案復無證據證明被告有何犯罪所得 ,均業如前述,本案應以被告無犯罪所得視之,是被告已 合於上開減刑要件,本院自應依上開規定減輕其刑。   ⒊被告本案犯行有前揭2種減輕事由,爰依刑法第70條規定遞 減輕之。  ㈤爰以行為人之責任為基礎,審酌被告對於交付本案帳戶金融 資料後,可能為他人持以犯罪毫不關心,進而助益他人詐欺 取財及掩飾、隱匿犯罪所得之去向及所在,本身雖未實際參 與詐欺取財及洗錢之犯行,相對於正犯之責難性較小,然造 成附表所示之人遭詐欺後,受有合計逾11萬元之財產損害, 並增加附表所示之人事後求償及檢、警偵查犯罪之困難,行 為顯不足取;惟念及被告坦認犯行,且有意賠償附表所示之 人所受損害,並與附表編號所示之人均達成和解,以實際填 補其等所受部分損害之犯後態度,此有本院114年2月7日和 解筆錄可參(見本院卷第69至71頁),另參以被告無前科之 素行,有臺灣高等法院被告前案紀錄表可佐,兼衡被告自陳 之智識程度、家庭生活及經濟狀況等一切情狀(見本院卷第 65頁),量處如主文所示之刑,並諭知如主文所示易科罰金 及易服勞役之折算標準。  ㈥緩刑宣告:   ⒈按未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告者,受2年以下 有期徒刑、拘役或罰金之宣告,認以暫不執行為適當者, 得宣告2年以上5年以下之緩刑,其期間自裁判確定之日起 算;緩刑宣告,得斟酌情形,命犯罪行為人向被害人支付 相當數額之財產或非財產上之損害賠償,刑法第74條第1 項第1款、第2項第3款分別定有明文。經查:   ⒉經查:    ⑴被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告,有上 開被告前案紀錄表在卷可佐,乃因一時失慮致罹刑典, 且犯後已坦承犯行,又被告與附表所示之人達成和解, 業如前述,另酌以附表所示之人及檢察官均同意給予被 告緩刑機會等節(見本院卷第64頁),本院認被告犯後 態度尚可,諒其經此偵審程序,理當知所警惕,信無再 犯之虞,故認對其宣告之刑以暫不執行為適當,爰依刑 法第74條第1項第1款規定,諭知緩刑2年。    ⑵另為確保被告履行與附表所示之人間和解筆錄所示之賠 償義務,以維護附表所示之人權益,本院爰斟酌上情, 依同條第2項第3款併命被告應依附件所示賠償方式,賠 償附表所示之人(時間、金額、方式均詳如附件即本院 114年2月7日和解筆錄所示)。   ⒊另被告上開所應負擔之義務,乃緩刑宣告附帶之條件,若 被告有未依約履行之情事,附表所示之人得執本案刑事判 決書,據以為民事強制執行名義,以維權益。而倘被告未 遵循本院所諭知如主文所示緩刑期間所附條件,情節重大 ,足認原宣告之緩刑難收預期效果,而有執行刑罰之必要 者,檢察官得依刑事訴訟法第476條、刑法第75條之1第1 項第4款之規定,聲請撤銷本案緩刑之宣告,併此指明。 四、沒收部分:  ㈠按犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之;前2項之沒收,於 全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額;犯罪 所得已實際合法發還被害人者,不予宣告沒收或追徵,刑法 第38條之1第1項前段、第3項、第5項分別定有明文。次按沒 收適用裁判時之法律,刑法第2條第2項亦有明定。被告行為 後,修正前洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或 財產上利益之規定,業經修正為新法第25條第1項規定,自 應適用裁判時即新法第25條第1項之規定。又沒收或追徵, 有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微,或 為維持受宣告人生活條件之必要者,得不宣告或酌減之,刑 法第38條之2第2項定有明文。學理上稱此規定為過苛調節條 款,乃將憲法上比例原則予以具體化,不問實體規範為刑法 或特別刑法中之義務沒收,亦不分沒收主體為犯罪行為人或 第三人之沒收,復不論沒收標的為原客體或追徵其替代價額 ,同有其適用(最高法院109年度台上字第2512號判決意旨 參照),而新法第25條第1項規定:「犯第19條、第20條之 罪,洗錢之財物或財產上利益,不問屬於犯罪行為人與否, 沒收之。」,採義務沒收主義,固為刑法第38條第2項前段 關於職權沒收之特別規定,惟承前說明,仍有上述過苛條款 之調節適用。  ㈡查:   ⒈被告於本院準備程序時供稱:我沒有因此取得報酬或犯罪 所得等語(見本院卷第63頁),而卷內復無其他證據足證 被告有因提供本案帳戶金融資料而獲得任何報酬或犯罪所 得,本院自無從宣告沒收、追徵。   ⒉附表所示之人匯入本案帳戶之款項雖係新法第25條第1項規 定之犯第19條之罪之洗錢財物,然審酌被告已將本案帳戶 金融資料交付予本案詐欺集團使用,對於匯入本案帳戶內 之款項無所有權或事實上管領權,而依卷內現存資料,亦 無證據證明被告對於洗錢之財物有何實際占有或支配管領 之情,且被告業已與附表所示之人達成和解,已如前述, 是本院認若再就被告上開洗錢之財物部分宣告沒收,顯有 過苛之虞,爰依刑法第38條之2第2項規定,不予宣告沒收 、追徵,附此敘明。   五、據上論斷,應依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第1 項,逕以簡易判決處刑如主文。 本案經檢察官楊士逸聲請簡易判決處刑,檢察官黃郁如到庭執行 職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  19  日          簡易庭 法 官 黃郁涵 以上正本證明與原本無異。 如不服本件判決,得於判決書送達之日起20日內,以書狀敘述理 由(須附繕本),向本庭提出上訴。 中  華  民  國  114  年  2   月  21  日              書記官 張顥庭 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第30條 幫助他人實行犯罪行為者,為幫助犯。雖他人不知幫助之情者, 亦同。 幫助犯之處罰,得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表: 編號 告訴人 詐欺時間及方式 匯款時間 金額 (新臺幣) 證據 1 丙○○ 不詳詐欺取財、洗錢正犯於113年7月27日15時30分許,以社群網站Instagram(下稱Instagram)向丙○○佯稱:透過網路已中獎,依指示匯款即能領獎等語,致丙○○陷於錯誤,依指示於右列時間,匯款右列金額至本案帳戶。 113年7月27日 16時1分許 29,986元 ①證人即告訴人丙○○警詢之指訴(見警卷第39至41頁) ②告訴人丙○○提供之轉帳交易明細截圖、LINE對話記錄截圖各1份(見警卷第37頁、第43至47頁) ③本案帳戶客戶基本資料表、交易明細各1份(見偵卷第5至6頁) 2 丁○○ 不詳詐欺取財、洗錢正犯於113年7月27日11時52分許,向丁○○佯稱:得到抽獎機會,依指示捐款到愛心機構即能抽到頭獎等語,致丁○○陷於錯誤,依指示於右列時間,匯款右列金額至本案帳戶。 113年7月27日 15時36分許 49,902元 ①證人即告訴人丁○○警詢之指訴(見警卷第63至65頁) ②告訴人丁○○提供之手機轉帳往來明細截圖、LINE對話記錄截圖各1份(見警卷第61至62頁、第71至73頁) ③本案帳戶客戶基本資料表、交易明細各1份(見偵卷第5至6頁) 113年7月27日 15時49分許 32,202元 3 甲○○ 不詳詐欺取財、洗錢正犯於113年7月27日15時許,假冒金融機構以通訊軟體LINE ID:「一站式金融服務平台楊小姐」,向甲○○佯稱:依指示操作轉帳,可協助快速繳交學校註冊費等語,致甲○○陷於錯誤,依指示於右列時間,匯款右列金額至本案帳戶。 113年7月27日 16時2分許 3,891元 ①證人即告訴人甲○○警詢之指訴(見警卷第81至82頁) ②告訴人甲○○提供之手機轉帳交易明細截圖、LINE對話記錄截圖各1份(見警卷第89至100頁) ③本案帳戶客戶基本資料表、交易明細各1份(見偵卷第5至6頁) 附件:本院114年2月7日和解筆錄

2025-02-19

PTDM-114-金簡-73-20250219-1

臺灣高等法院臺中分院

聲請沒入保證金

臺灣高等法院臺中分院刑事裁定 113年度抗字第683號 再 抗 告人 即 受刑人 李昱璋(原名李承翰) 再 抗 告人 即 具保人 李致燁(原名李忠諺) 上列再抗告人等因聲請沒入保證金案件,不服本院中華民國114 年2月6日裁定(113年度抗字第683號),提起再抗告,本院裁定 如下:   主 文 再抗告駁回。   理 由 一、按刑事訴訟法第415條第1項規定:「對於抗告法院之裁定, 不得再行抗告。但對於其就左列抗告所為之裁定,得提起再 抗告:一、對於駁回上訴之裁定抗告者。二、對於因上訴逾 期聲請回復原狀之裁定抗告者。三、對於聲請再審之裁定抗 告者。四、對於第477條定刑之裁定抗告者。五、對於第486 條聲明疑義或異議之裁定抗告者。六、證人、鑑定人、通譯 及其他非當事人對於所受之裁定抗告者。」又抗告法院認為 抗告有不合法律上之程式或法律上不應准許,或其抗告權已 經喪失之情形者,應以裁定駁回之,同法第411條前段亦有 明文。 二、本件再抗告人即受刑人李昱璋(原名李承翰,下稱再抗告人 李昱璋)及具保人李致燁(原名李忠諺,下稱再抗告人李致 燁)2人,因再抗告人李昱璋違反銀行法案件,不服原審法 院依聲請沒入保證金之裁定,提起抗告,又經本院裁定駁回 抗告,此項裁定,既不在刑事訴訟法第415條第1項但書各款 規定之列,自不得再行抗告,再抗告人李昱璋及李致燁猶提 起再抗告,為法律上不應准許,且無可補正,均應予駁回。 據上論結,應依刑事訴訟法第411條前段,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  19  日       刑事第四庭  審判長法 官 王 鏗 普                 法 官 何 志 通                 法 官 周 淡 怡 以上正本證明與原本無異。 不得再抗告。                 書記官 劉 美 姿                  中  華  民  國  114  年  2   月  19  日

2025-02-19

TCHM-113-抗-683-20250219-2

上訴
臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第2906號 上 訴 人 即 被 告 李承翰 上列上訴人即被告因詐欺等案件,不服臺灣臺北地方法院112年 度訴字第1322號,中華民國113年2月21日第一審判決(起訴案號 :臺灣臺北地方檢察署111年度偵字第7708號),提起上訴,本 院判決如下:   主 文 上訴駁回。   理 由 一、審理範圍:     按刑事訴訟法第348條規定:(第1項)上訴得對於判決之一 部為之;(第2項)對於判決之一部上訴者,其有關係之部 分,視為亦已上訴;但有關係之部分為無罪、免訴或不受理 者,不在此限;(第3項)上訴得明示僅就判決之刑、沒收 或保安處分一部為之。原判決認上訴人即被告李承翰(下稱 被告)依想像競合犯規定,從一重以刑法第339條之4第1項 第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷(共3罪),各處 有期徒刑1年1月,應執行有期徒刑1年3月,並說明被告犯罪 所得已於另案宣告沒收追徵,而不予重複宣告沒收。被告不 服提起上訴,且於刑事上訴狀陳明僅就量刑提起上訴等語( 本院卷第27頁),依刑事訴訟法第348條第3項之規定,本院 審理範圍僅限於原判決就被告所處之刑,不及於原判決所認 定有關事實、罪名。 二、有關本案與刑之加重減輕有關之法律修正:    ㈠民國113年7月31日制定公布詐欺犯罪危害防制條例,除部分 條文施行日期由行政院另定外,其餘於同年0月0日生效,就 已生效之條文,刑法第339條之4之加重詐欺罪之其構成要件 及刑度均未變更,而該條例第43條規定,犯刑法第339條之4 之罪,詐欺獲取之財物或財產上利益達5百萬元、1億元者, 提高其法定刑;第44條第1項規定,犯刑法第339條之4第1項 第2款之罪,並有同條例第44條第1項各款所列行為態樣之加 重其刑規定等,均係就犯刑法第339條之4或同條第1項第2款 之罪者,合於詐欺防制條例各該條之特別構成要件時,明定 提高其法定刑或加重其刑,均核係成立另一新增之獨立罪名 ,乃被告行為時所無之處罰,依刑法第1條罪刑法定原則, 無溯及既往予以適用之餘地,不生新舊法比較之問題。而被 告於偵查時否認三人以上共同詐欺犯罪(偵字第7708號卷第 323頁),核無詐欺犯罪危害防制條例第47條前段所定「犯 詐欺犯罪,於偵查及歷次審判中均自白,如有犯罪所得,自 動繳交其犯罪所得者,減輕其刑」規定之適用,均併說明。  ㈡又洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文,除第6條、第11 條之施行日期由行政院定之外,自113年8月2日施行。查被 告所犯之一般洗錢罪,無論適用洗錢防制法修正前、後之規 定,均因想像競合犯之故,仍應從較重之三人以上共同詐欺 罪論處,且被告行為時之112年6月16日修正前洗錢防制法第 16條第2項,係以偵查或審判中自白為要件,相較於112年6 月16日修正後之洗錢防制法第16條第2項、現行洗錢防制法 第23條第3項有關自白減刑部分,均以偵查及歷次審判中均 自白為要件,乃較為有利。被告於原審審理時均自白犯罪( 原審訴字卷第105、124頁),現行洗錢防制法第23條第3項 並未對被告較為有利,依刑法第2條第1項前段規定,本應適 用112年6月16日修正前之洗錢防制法第16條第2項減輕其刑 。惟被告已從一重以加重詐欺取財罪處斷,即無從再割裂適 用洗錢防制法上開減輕其刑之規定,應由本院依刑法第57條 規定於量刑時加以審酌。 三、本案並無刑法第59條之適用:   被告上訴意旨固稱,其於原審坦承犯行,犯後態度良好,應 依刑法第59條之規定酌減其刑云云。惟按刑法第59條規定之 酌量減輕其刑,必須犯罪另有特殊之原因與環境,在客觀上 足以引起一般同情,認為即使予以宣告法定最低度刑,猶嫌 過重者,始有其適用,以免法定刑形同虛設,破壞罪刑法定 原則。查被告為圖己利為本案三人以上共同詐欺犯行,就其 於本案參與之分工及角色,乃收取他人之金融帳戶之存摺、 提款卡、密碼等資料交予所屬詐欺集團成員作為取得詐欺贓 款、製造金流斷點之用,與詐欺集團成員以相互分工之方式 ,以達實施詐騙被害人進而取得詐欺贓款之犯罪目的,對於 被害人之財產及社會經濟秩序之威脅甚鉅,客觀上實未見有 何犯罪之特殊原因與環境。且就被告於本案之犯罪情節、參 與程度、犯後態度暨與被害人和解之狀況等情狀,均經原審 於量刑時加以審酌(見原判決第6頁),而足於法定刑範圍 內為適當之量刑,並無情輕法重,即使科以法定最低刑度仍 嫌過重,而在客觀上足以引起一般同情,堪予憫恕之情形。 是被告主張應適用刑法第59條規定酌減其刑云云,自非可採 。   四、駁回上訴之理由:   原審同上見解,認無刑法第59條規定之適用,並以行為人責 任為基礎,依刑法第57條規定審酌被告於本案之犯罪動機、 目的、手段、於本案詐欺集團之分工角色、造成之損害程度 ,犯後坦承洗錢及三人以上共同詐欺犯行之態度、與各被害 人和解之狀況,暨素行、智識程度、家庭生活經濟狀況等一 切情狀,各予以量處有期徒刑1年1月,應執行有期徒刑1年3 月,核原審刑罰裁量權之行使,既未逾越法定刑範圍,亦無 顯然失當情形。至被告上訴意旨以其於原審有與被害人和解 之意願、態度良好云云,指摘原判決量刑過重。惟按刑罰之 量定,為法院之職權,倘法院已審酌刑法第57條各款所列情 狀,而所量定之刑並未逾越法定刑範圍,亦無顯然失當情形 ,自不得任意指為違法。查被告上開所指各節,業經原審於 審酌犯後態度之量刑因子時加以考量,並無不當。被告上訴 意旨執前詞指原判決量刑不當,自非有據。從而,被告之上 訴為無理由,應予駁回。 五、被告經合法傳喚,無正當理由不到庭,爰不待其陳述逕為判 決。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條、第371條,判決如主文。 本案經檢察官張雯芳提起公訴,被告上訴,經檢察官李安蕣到庭 執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  18  日          刑事第二十一庭審判長法 官 謝靜慧                    法 官 楊志雄                    法 官 汪怡君 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 高妤瑄 中  華  民  國  114  年  2   月  18  日

2025-02-18

TPHM-113-上訴-2906-20250218-3

司促
臺灣臺中地方法院

支付命令

臺灣臺中地方法院支付命令 114年度司促字第4327號 債 權 人 國泰世華商業銀行股份有限公司 法定代理人 郭明鑑 債 務 人 李承翰 一、債務人應向債權人清償新臺幣伍萬參仟參佰玖拾陸元,及本 金新臺幣肆萬玖仟玖佰肆拾柒元自民國一百一十四年二月一 日起至清償日止,按年息百分之十五計算之利息,並賠償督 促程序費用新臺幣伍佰元,否則應於本命令送達後二十日之 不變期間內,不附理由向本院提出異議。 二、債權人請求之原因事實:緣債務人於民國(以下同)113年7 月15日開始與債權人成立信用卡使用契約,此有線上申辦專 用申請書暨信用卡約定條款可證。依信用卡約定條款,債務 人領用系爭信用卡後,即得於各特約商店記帳消費,並應就 使用系爭信用卡所生之債務,負全部給付責任(第3條)。且 應於當期繳款截止日前向債權人全部清償,或以循環信用方 式繳付最低應繳金額(第14、15條),逾期清償者,除喪失期 限利益外(第22、23條),應按所屬分級循環信用利率給付債 權人年息百分之15計算之利息。查債務人至民國114年1月31 日止,帳款尚餘53,396元,及其中本金49,947元未按期繳付 ,迭經催討無效。爰特檢附相關證物,狀請 鈞院鑒核,並 依民事訴訟法第五百零八條規定,迅對債務人發支付命令, 以維權益,實感德便!另按債務人與債權人所成立信用卡使 用契約,因係透過電子及通訊設備向債權人申請所成立,其 申請內容需透過科技設備始能呈現,爰依民事訴訟法第363 第2項規定提出呈現其申請內容之書面,併予陳明。釋明文 件:證據清單 三、債務人未於不變期間內提出異議時,債權人得依法院核發之 支付命令及確定證明書聲請強制執行。 中 華 民 國 114 年 2 月 18 日 民事庭司法事務官 林柔均 附註: 一、債權人收到支付命令後,請即時核對內容,如有錯誤應速依 法聲請更正裁定或補充裁定。 二、嗣後遞狀均請註明案號、股別。 三、案件一經確定,本院依職權核發確定證明書,債權人不必另 行聲請。

2025-02-18

TCDV-114-司促-4327-20250218-1

臺灣嘉義地方法院

聲請具保停止羈押

臺灣嘉義地方法院刑事裁定 114年度聲字第101號 聲 請 人 即 被 告 陳弘偉 上列聲請人即被告因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件(本院113 年度訴字第318號),聲請具保停止羈押,本院裁定如下:   主 文 聲請駁回。   理 由 一、聲請意旨詳如附件:聲請人即被告陳弘偉於民國114年2月11 日提出之具保狀。 二、按被告及得為其輔佐之人或辯護人,得隨時具保,向法院聲 請停止羈押;羈押之被告,所犯最重本刑為3年以下有期徒 刑、拘役或專科罰金之罪者,或係懷胎5月以上或生產後2月 未滿者,或現罹疾病,非保外治療顯難痊癒者,如經具保聲 請停止羈押,不得駁回,刑事訴訟法第110條第1項、第114 條固分別定有明文。惟聲請停止羈押,除有刑事訴訟法第11 4條各款所列情形之一不得駁回者外,其准許與否,該管法 院有自由裁量之權(最高法院46年度台抗字第6號、99年度 台抗字第96號、第120號裁定意旨可參)。此乃羈押被告之 目的,在於確保訴訟程序之進行、確保證據之存在及真實、 確保刑罰之執行,被告有無羈押之必要,法院自得就具體個 案情節予以斟酌決定。而法院在斟酌羈押與否時,其目的僅 在判斷有無實施證據保全或強制處分之必要,此審查程序並 非認定被告有無犯罪之實體審判程序,其證據法則無須「嚴 格證明」,僅以「自由證明」即為已足。 三、經查:  ㈠被告因涉犯槍砲彈藥刀械管制條例第12條第4項之非法持有子 彈罪嫌,經本院訊問後坦承犯行,並依卷內相關事證,足認 其涉犯之前開罪名,犯罪嫌疑重大。又被告所涉犯之非法持 有子彈罪,為最重本刑5年以下有期徒刑之罪,而其雖已就 前開犯行坦承不諱,惟其本案係因緝獲到案,且尚有另案通 緝中,是被告有逃亡或有事實足認為有逃亡之虞,自有刑事 訴訟法第101條第1項第1款之羈押原因,考量其涉案情節, 且其非法持有子彈之犯行對於社會治安影響非微,並衡諸比 例原則,認非予羈押,顯難進行審判,自有羈押之必要,於 113年12月6日諭知被告應予羈押3月在案,此有本院113年度 訴字第318號違反槍砲彈藥刀械管制條例案卷(見本院卷第5 3至59頁)可憑。  ㈡又被告就其所為非法持有子彈之犯行雖已坦承不諱,然被告 前遭臺灣桃園地方檢察署發布通緝,並於113年8月15日緝獲 後,除本院於113年11月21日發布通緝外,尚有臺灣臺中地 方檢察署於113年12月2日,以及臺灣臺南地方法院於113年1 2月11日分別發布通緝,始於113年12月12日緝獲到案,此有 被告之法院通緝紀錄表(見本院卷第47頁),是其既曾遭緝 獲到案後,又因逃匿而遭犯罪偵查及司法機關發布通緝,並 緝獲到案,顯見其再次逃匿而規避本案後續審判及刑罰執行 之可能性甚高,苟予以開釋被告,國家刑罰權即有難以實現 之危險,難期被告日後能到庭接受審判或執行,並衡酌其所 涉犯行係非法持有子彈,破壞社會秩序之程度非微,且對社 會治安之潛在危害性甚重,經權衡國家刑事司法權之有效行 使、社會秩序及公共利益、被告人身自由之私益及防禦權受 限制之程度,關於被告羈押之執行,係為確保國家司法權對 犯罪之追訴處罰而採取之必要手段,是衡諸比例原則,羈押 固然造成被告之人身自由受到拘束,但為確保後續程序之進 行,本院認為仍有羈押之必要性。 四、綜上所述,被告犯罪嫌疑重大,並仍有刑事訴訟法第101條 第1項第1款之羈押原因,且難以具保、限制住居或限制出境 、出海等方式替代羈押處分。另本案復無刑事訴訟法第114 條各款所示不得駁回具保聲請停止羈押之情形,故被告聲請 停止羈押,尚難准許,應予駁回。 五、至於被告向本院具狀陳明其須處理祖母後事之事由,此與認 定被告是否具備羈押之原因及必要性之法律判斷無涉,且被 告親友亦向本院陳明其祖母之喪事已有親友協助辦理,此有 本院電話紀錄表(見本院卷第29頁)在卷可參,併此指明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第220條,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  17  日          刑事第六庭 審判長法 官 康敏郎                   法 官 王榮賓                   法 官 何啓榮 上列正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀(應附 繕本)。                   中  華  民  國  114  年  2   月  17  日                   書記官 李承翰 附件:聲請人即被告陳弘偉於114年2月11日提出之具保狀。

2025-02-17

CYDM-114-聲-101-20250217-1

臺灣臺北地方法院

竊盜

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第463號 公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 錢鏸 籍設臺北市○○區○○街00號0樓(臺北○○○○○○○○○) 上列被告因竊盜案件,經檢察官聲請簡易判決處刑(113年度偵 字第28753號),本院認不宜逕以簡易判決處刑(113年度簡字第 4307號),改由本院依通常程序審理,嗣被告於審理程序中自白 犯罪(113年度易字第1623號),本院認為宜以簡易判決處刑, 改依簡易程序,判決如下:   主 文 錢鏸犯竊盜罪,處拘役貳拾日,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折 算壹日。   事實及理由 一、本案犯罪事實及證據,除證據部分補充「被告錢鏸於本院審 理時之自白」(見本院易字卷第29頁)外,其餘均引用檢察 官聲請簡易判決處刑書之記載(如附件)。 二、論罪科刑 (一)核被告所為,係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。 (二)爰審酌被告不思正道取財,徒手竊取如附件犯罪事實欄所 示之財物,顯不尊重他人財產法益,所為實屬不該;然其 犯後坦承犯行,態度尚可,且被告所竊得財物已實際發還 被害人肯夢國際股份有限公司員工李承翰領回,有贓物認 領保管單在卷可憑(見偵卷第43頁),危害已有減輕。兼 衡被告犯罪之動機、目的、手段、被告竊取財物之價值、 被告於本院所自述之學歷、工作、家庭經濟狀況以及身心 狀況(見本院易字卷第30頁)等一切情狀,量處如主文所 示之刑,並諭知易科罰金之折算標準。 三、被告本案所竊得之財物,業經扣案並已實際發還被害人,業 如前述,依刑法第38條之1第5項規定不予宣告沒收或追徵。 四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項, 逕以簡易判決處刑如主文。 五、本案經檢察官李堯樺聲請以簡易判決處刑。 六、如不服本判決,應於判決送達之翌日起20日內,向本院提出 上訴書狀敘明上訴理由(附繕本),上訴於本院第二審合議 庭。  中  華  民  國  114  年  2  月  17  日          刑事第二十三庭 法 官 陳乃翊 上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備 理由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。                  書記官 鄭如意 中  華  民  國  114  年  2   月  19  日 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。 附件: 臺灣臺北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                   113年度偵字第28753號   被   告 錢鏸  女 28歲(民國00年00月00日生)             住○○市○○區○○街000巷00弄000              號6樓             居新北市○○區○○路0段000巷00弄              00號6樓             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因竊盜案件,業經偵查終結,認為宜聲請以簡易判決處 刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:      犯罪事實 一、錢鏸意圖為自己不法所有,基於竊盜之犯意,於民國113年5 月3日上午9時26分許,在臺北市○○區○○路00號地下二樓之肯 夢國際股份有限公司「AVEDA」專櫃內,趁該專櫃尚未營業 而無人看管之際,徒手竊取貨架上陳列蘊活光萃洗髮精250M L、蘊活煥新洗髮精250ML、蘊活煥新豐盈精華150ML、蘊活 光華潤髮乳250ML各1瓶(價值共新臺幣7,500元,業已發還 )得手,並將竊得之商品放入隨身提袋內,旋即離開現場。 嗣錢鏸於同日下午1時50分許,在臺北市○○區○○路00號1樓之 無印良品松高門市內竊取商品(所涉竊盜罪嫌部分,業經本 署檢察官以113年度調院偵字第4057號案聲請簡易判決處刑 ,下稱前案),經該商家當場發現並報警處理,為警循線而 查悉上情。 二、案經臺北市政府警察局信義分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、證據: (一)被告錢鏸於前案警詢時之供述。 (二)證人即被害人肯夢國際股份有限公司員工李承翰於警詢之 證述。 (三)臺北市政府警察局信義分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、 贓物認領保管單、警製職務報告、本署前案聲請簡易判決 處刑書各1份、刑案現場照片(含現場監視器影像翻拍照 片)11張。 二、核被告所為,係犯刑法第320條第1項之普通竊盜罪嫌。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此 致 臺灣臺北地方法院 中  華  民  國  113  年  10  月  24  日                檢 察 官 李堯樺

2025-02-17

TPDM-114-簡-463-20250217-1

嘉交簡
臺灣嘉義地方法院

公共危險

臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決  114年度嘉交簡字第96號 聲 請 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 賴再明 上列被告因公共危險案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(114 年度速偵字第69號),本院判決如下:   主 文 賴再明駕駛動力交通工具而有吐氣所含酒精濃度達每公升零點二 五毫克以上情形,處有期徒刑貳月,如易科罰金,以新臺幣壹仟 元折算壹日。   事實及理由 一、本案犯罪事實及證據均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記 載(如附件)。 二、核被告賴再明所為,係犯刑法第185條之3第1項第1款駕駛動 力交通工具而有吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克以 上情形之公共危險罪。 三、茲以行為人之責任為基礎,審酌被告行為時年齡為OO歲,學 歷為國中畢業之教育程度(見警卷第18頁),自陳職業為工 業、勉持之家庭經濟狀況(見警卷第1頁)及其素行;飲用 酒類後,易使意識能力、行為能力失去控制,於飲酒後駕駛 動力交通工具,實對於自身及其他道路用路人造成嚴重危害 ,故刑法增訂第185條之3酒後駕車公共危險罪,並屢次修正 提高法定刑度,目的在促使駕駛人保持清晰正常之判斷及反 應能力,減低交通事故之發生,以保障駕駛人自身及整體用 路人之生命、身體、財產法益,且政府已經大力宣導酒後駕 車危害、禁止酒後駕車行為,被告竟無視法律規範,漠視自 身及其他用路人之生命、身體、財產法益,於吐氣所含酒精 濃度達每公升0.29毫克,已無安全駕駛動力交通工具能力之 情形下,執意駕駛自用小客車上路,已對於自身及其他道路 用路人造成嚴重之潛在危害;犯後已坦承犯行,態度尚可等 一切情狀,酌情量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折 算標準。 四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第2項,刑法第18 5條之3第1項第1款、第41條第1項前段,刑法施行法第1條之 1第1項,逕以簡易判決處刑如主文。 五、如不服本判決,得於收受判決書送達後20日內,以書狀敘述 理由(須附繕本),經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起 上訴。 本案經檢察官黃天儀聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  114  年  2   月  14  日          嘉義簡易庭  法 官 何啓榮 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀(應附 繕本)。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備理由請求 檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期 為準。          中  華  民  國  114  年  2   月  17  日                 書記官 李承翰 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者,處3年以下有期徒刑, 得併科30萬元以下罰金: 一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度 達百分之零點零五以上。 二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物,致不 能安全駕駛。 三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物 達行政院公告之品項及濃度值以上。 四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類 之物,致不能安全駕駛。 因而致人於死者,處3年以上10年以下有期徒刑,得併科2百萬元 以下罰金;致重傷者,處1年以上7年以下有期徒刑,得併科1百 萬元以下罰金。 曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪,經有罪判決確定或經緩起 訴處分確定,於十年內再犯第1項之罪因而致人於死者,處無期 徒刑或5年以上有期徒刑,得併科3百萬元以下罰金;致重傷者, 處3年以上10年以下有期徒刑,得併科2百萬元以下罰金。 附件:臺灣嘉義地方檢察署114年度速偵字第69號檢察官聲請以簡易判決處刑書。

2025-02-14

CYDM-114-嘉交簡-96-20250214-1

朴交簡
臺灣嘉義地方法院

公共危險

臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決  114年度朴交簡字第39號 聲 請 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 吳文騫 上列被告因公共危險案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(114 年度速偵字第68號),本院判決如下:   主 文 吳文騫駕駛動力交通工具而有吐氣所含酒精濃度達每公升零點二 五毫克以上情形,處有期徒刑肆月,如易科罰金,以新臺幣壹仟 元折算壹日。   事實及理由 一、本案犯罪事實及證據均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記 載(如附件)。 二、另按案件由犯罪地或被告之住所、居所或所在地之法院管轄 ,刑事訴訟法第5條第1項定有明文。而所謂犯罪地,參照刑 法第4條之規定,解釋上自應包括行為地與結果地兩者而言 (最高法院72年台上字第5894號刑事判決意旨參照)。而不 能安全駕駛動力交通工具罪係繼續犯,行為人酒後駕車之過 程均屬行為之繼續。查被告吳文騫於本案繫屬時之住居所固 位於非本院轄區之雲林縣○○鄉,酒後駕車之行為亦始於雲林 縣○○鄉,然其繼續行駛至本院轄區之嘉義縣○○○○OO○O○○處時 遭警方查獲等節,業經本院核閱全卷無訛,揆諸前揭說明, 被告之犯罪地跨及本院管轄區域,本院對本案自有管轄權, 合先敘明。 三、核被告所為,係犯刑法第185條之3第1項第1款駕駛動力交通 工具而有吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克以上情形 之公共危險罪。 四、又按被告構成累犯之事實及應加重其刑之事項,均應由檢察 官主張並具體指出證明之方法後,經法院踐行調查、辯論程 序,方得作為論以累犯及是否加重其刑之裁判基礎。倘檢察 官未主張或具體指出證明方法時,可認檢察官並不認為被告 構成累犯或有加重其刑予以延長矯正其惡性此一特別預防之 必要,且為貫徹舉證責任之危險結果所當然,是法院不予調 查,而未論以累犯或依累犯規定加重其刑,即難謂有應調查 而不予調查之違法(最高法院110年度台上大字第5660號裁 定意旨參照)。查聲請簡易判決處刑意旨雖主張及敘明被告 本案犯行構成累犯(見本院卷第5至6頁),並提出刑案資料 查註紀錄表(見偵卷第17頁)之記載為據,然檢察官並未被 告所為本案犯行構成累犯之事實,及應依累犯規定加重其刑 之必要「具體」指出證明之方法,揆諸前揭說明,本院自無 從就此加重事項予以審究。再者,基於累犯資料本得於刑法 第57條第5款「犯罪行為人之品行」中予以負面評價,本院 自仍得就被告構成累犯之前科、素行資料,列為刑法第57條 第5款所定「犯罪行為人之品行」之量刑審酌事由,以對被 告所應負擔之罪責予以充分評價,併此說明。 五、茲以行為人之責任為基礎,審酌被告行為時年齡為OO歲,學 歷為國中畢業之教育程度(見警卷第13頁),自陳從事農業 、小康之家庭經濟狀況(見警卷第2頁)及其素行;飲用酒 類後,易使意識能力、行為能力失去控制,於飲酒後駕駛動 力交通工具,實對於自身及其他道路用路人造成嚴重危害, 故刑法增訂第185條之3酒後駕車公共危險罪,並屢次修正提 高法定刑度,目的在促使駕駛人保持清晰正常之判斷及反應 能力,減低交通事故之發生,以保障駕駛人自身及整體用路 人之生命、身體、財產法益,且政府已經大力宣導酒後駕車 危害、禁止酒後駕車行為,而被告前業因酒後駕車公共危險 案件,經臺灣臺中地方法院以108年度豐交簡字第1036號判 決判處有期徒刑2月確定,於民國109年2月25日易科罰金執 行完畢,此有被告之法院前案紀錄表(見本院卷第9頁)在 卷可稽,其竟仍未記取教訓,漠視自身及其他用路人之生命 、身體及財產法益,於吐氣所含酒精濃度達每公升0.27毫克 ,已無安全駕駛動力交通工具能力之情形下,執意駕駛自用 小客車上路,且被告駕車期間,恰逢警車一同停等紅燈,遭 警員見其臉部潮紅及查得未領有汽車駕照,而鳴笛攔查並要 求路邊停車,詎其駕車加速逃逸直至駛入遭鐵欄杆封閉、前 無去路之田間產業道路而停車,方經警員對其實施酒測等情 ,此有嘉義縣警察局交通隊警員出具之職務報告(見警卷第 27頁)可參,顯見其所為已對於自身及其他道路用路人造成 嚴重之潛在危害,且明知酒後不得駕車上路,竟畏罪逃逸、 無視法律規範,使警員因追捕被告而可能發生危險;其犯後 雖於警詢及偵訊時均坦承犯行(見警卷第3至4頁,偵卷第7 至8頁),然其於警詢時卻供稱:我沒有聽到警方鳴笛,所 以我才開往朋友家停車云云(見警卷第3頁),試圖推諉卸 責,態度非佳等一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知易 科罰金之折算標準,以示懲戒。 六、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第2項,刑法第18 5條之3第1項第1款、第41條第1項前段,刑法施行法第1條之 1第1項,逕以簡易判決處刑如主文。 七、如不服本判決,得於收受判決書送達後20日內,以書狀敘述 理由(須附繕本),經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起 上訴。 本案經檢察官黃天儀聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  114  年  2   月  14  日          朴子簡易庭  法 官 何啓榮 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀(應附 繕本)。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備理由請求 檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期 為準。          中  華  民  國  114  年  2   月  17  日                 書記官 李承翰 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者,處3年以下有期徒刑, 得併科30萬元以下罰金: 一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度 達百分之零點零五以上。 二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物,致不 能安全駕駛。 三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物 達行政院公告之品項及濃度值以上。 四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類 之物,致不能安全駕駛。 因而致人於死者,處3年以上10年以下有期徒刑,得併科2百萬元 以下罰金;致重傷者,處1年以上7年以下有期徒刑,得併科1百 萬元以下罰金。 曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪,經有罪判決確定或經緩起 訴處分確定,於十年內再犯第1項之罪因而致人於死者,處無期 徒刑或5年以上有期徒刑,得併科3百萬元以下罰金;致重傷者, 處3年以上10年以下有期徒刑,得併科2百萬元以下罰金。 附件:臺灣嘉義地方檢察署檢察官114年度速偵字第68號聲請簡易判決處刑書。

2025-02-14

CYDM-114-朴交簡-39-20250214-1

臺灣嘉義地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度訴字第271號 公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 呂士家 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 指定辯護人 陳世勳律師 上列被告因違反毒品危害防制條例案件,經檢察官提起公訴(11 3年度偵字第3001號),本院判決如下:   主 文 呂士家犯販賣第二級毒品罪,處有期徒刑伍年肆月;未扣案之犯 罪所得新臺幣伍佰元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒 收時,追徵其價額。又犯販賣第二級毒品罪,處有期徒刑伍年捌 月;未扣案之犯罪所得新臺幣參仟元沒收,於全部或一部不能沒 收或不宜執行沒收時,追徵其價額。又犯販賣第二級毒品罪,處 有期徒刑陸年陸月;未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬伍仟元沒收, 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 呂士家其餘被訴販賣第二級毒品部分無罪。 扣案之VIVO廠牌行動電話(IMEI碼:○○○○○○○○○○○○○○○號,含○○○ ○○○○○○○號門號SIM卡壹張)壹支沒收。   事 實 一、呂士家明知甲基安非他命係毒品危害防制條例所規定之第二 級毒品,未經許可,不得非法販賣及持有,竟基於販賣第二 級毒品以營利之犯意,以其持用搭載0000000000號門號之VI VO廠牌行動電話(IMEI碼:000000000000000號),及安裝 在該行動電話內之Line通訊軟體供購買毒品者聯繫,並相約 毒品交易之時間、地點,而分別為下列行為:  ㈠呂士家於民國112年12月17日晚間10時16分,接聽鄭玉全以公 共電話(號碼:000000000)之來電,經鄭玉全表示欲購買 毒品,並確認購買毒品之交易時間、地點後,旋於同日晚間 10時19分在嘉義縣○○鄉○○000號全家便利商店六腳蒜頭店( 下稱全家超商蒜頭店)附近,以新臺幣(下同)500元之價 格,販賣第二級毒品甲基安非他命(重量約0.5公克)1包予 鄭玉全,並收訖500元價金,而完成第二級毒品甲基安非他 命交易。  ㈡呂士家於113年2月29日下午5時許與楊宏逸聯繫,經楊宏逸表 示欲購買毒品,並確認購買毒品之交易時間、地點後,旋前 往嘉義縣○○鄉○○村00鄰○○00號○OO呂士家住處附近之空屋( 下稱○○村空屋),以3,000元之價格,販賣第二級毒品甲基 安非他命(重量約2公克)1包予楊宏逸,並收訖3,000元價 金,而完成第二級毒品甲基安非他命交易。 ㈢呂士家於113年3月1日下午2時50分許與楊宏逸聯繫,經楊宏 逸表示欲購買毒品,並確認購買毒品之交易時間、地點後, 旋前往○○村空屋,以1萬5,000元之價格,販賣第二級毒品甲 基安非他命5包(重量合計約18公克)予楊宏逸,並收訖1萬 ,5000元價金,而完成第二級毒品甲基安非他命交易。 二、因嘉義縣警察局朴子分局警員持本院核發之通訊監察書對呂 士家持用之上開行動電話(IMEI碼:000000000000000號) 及門號實施通訊監察,並因楊宏逸於113年3月4日遭警查獲 其涉嫌施用第二級毒品案件(所涉前開犯行業經本院以113 年度朴簡字第359號判決判處有期徒刑3月確定),於偵查中 供出其毒品來源為呂士家,復經該分局警員於113年3月4日 持本院核發之搜索票,前往嘉義縣○○鄉○○村00鄰○○00號○OO 呂士家住處搜索,以及持臺灣嘉義地方檢察署檢察官核發之 拘票,在嘉義縣六腳鄉蒜頭大橋北側25分、20分12電線桿旁 農地拘提呂士家到案,並扣得上開行動電話1支,而查悉上 情。 三、案經嘉義縣警察局朴子分局報告臺灣嘉義地方檢察署檢察官 偵查起訴。   理 由 甲、有罪部分: 壹、證據能力部分: 一、按被告以外之人於審判外之陳述,雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4等規定,而經當事人於審判程序同意作 為證據,法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況,認 為適當者,亦得為證據。當事人、代理人或辯護人於法院調 查證據時,知有刑事訴訟法第159條第1項不得為證據之情形 ,而未於言詞辯論終結前聲明異議者,視為有前項之同意, 刑事訴訟法第159條之5定有明文。查本案判決所引用以下審 判外作成之相關供述證據,被告呂士家之辯護人業於本院準 備程序訊問中陳明:證據能力均不爭執,均同意作為本案證 據使用等語明確(見本院卷第86頁);此外,公訴人、被告 及其辯護人於本院審判期日均表示未爭執證據能力(見本院 卷第266至268頁),亦未於言詞辯論終結前聲明異議,本院 審酌前開證據資料製作時之情況,尚無違法取得及證明力明 顯過低之瑕疵,認以之作為證據應屬適當,且各該證據均經 本院於審判期日依法進行證據之調查、辯論,被告於訴訟上 之防禦權,已受保障,故前開證據資料均有證據能力。 二、本案判決其餘所依憑認定被告犯罪事實之各項非供述證據, 本院亦查無有何違反法定程序取得之情形,依刑事訴訟法第 158條之4規定之反面解釋,均具有證據能力。 貳、實體方面: 一、認定犯罪事實所憑之證據及理由:  ㈠訊據被告僅就事實欄一、㈠部分,固坦認其於112年12月17日 有與鄭玉全通話,並於同日晚間10時許,前往全家超商蒜頭 店與鄭玉全見面之事實,惟就事實欄一、㈠至㈢部分均矢口否 認有何販賣第二級毒品之犯行,辯稱:①我於112年12月17日 雖有與鄭玉全通話,並前往全家超商與鄭玉全見面,但他是 要跟我合資買毒品;②我不曾於113年2月29日、3月1日與楊 宏逸聯絡,也沒有在○○村空屋與楊宏逸見面及交易毒品云云 ,辯護人亦以前詞為被告辯護。  ㈡經查:  ⒈事實欄一、㈠部分(即鄭玉全部分):  ⑴證人鄭玉全歷次證述如下:  ①於警詢時證稱:於112年12月17日晚間10時許,在全家超商蒜 頭店內,頭戴藍色安全帽的人是我(見他字卷第37頁);我 於112年12月17日晚間10時16分在全家超商蒜頭店以公共電 話打給呂士家,要向他購買安非他命,之後我於112年12月1 7日晚間10時19分在全家超商蒜頭店外與呂士家見面,並上 他的車,我有將500元交給呂士家,呂士家跟我說他再出500 元湊1,000元,要前往其他地方向其他藥頭購買安非他命, 我都沒有下車,之後他載我返回全家超商蒜頭店,才交付1 包重量約0.5公克的安非他命給我(見他字卷第35頁反面至 第37頁反面)等語。  ②於偵訊時仍具結證稱:我於112年12月17日在全家超商蒜頭店 向呂士家買安非他命1次,是我約呂士家到全家超商蒜頭店 ,我拿500元給他,我看到他拿1,000元出來,去找別人買安 非他命,我跟呂士家一起向別人買,呂士家是拿用塑膠夾鏈 袋包裝的安非他命1小包給我,但我不知道呂士家在哪裡向 誰買,也不知道他在何處拿到安非他命,更不知道他的藥頭 是誰,我也沒有向呂士家指定毒品的包裝、品質、重量、價 格等語(見他字卷第143頁反面至第145頁、第139頁)。  ③於本院審理時亦具結證稱:0000000000是呂士家所使用的門 號,我於112年12月17日有打電話給呂士家(見本院卷第232 頁);我於112年12月17日在全家超商蒜頭店有拿500元給呂 士家(見本院卷第247頁);我出500元、呂士家也出500元 ,湊1,000元(見本院卷第248、250頁),呂士家說要去問 人家有沒有,之後他有將甲基安非他命對分拿給我(見本院 卷第244、248、250頁),我們於112年12月17日是一起去買 甲基安非他命,但我不瞭解呂士家是向誰拿甲基安非他命, 他沒有跟我說他的甲基安非他命是向誰買的,也沒有說過藥 頭是誰(見本院卷第249頁)等語。  ⑵復據鄭玉全以公共電話(號碼:00000000號)於112年12月17 日晚間10時16分與被告持用之0000000000號門號聯繫之通訊 監察譯文如下:   被 告:喂。   鄭玉全:喂,阿兄。   被 告:阿全你在哪?   鄭玉全:全家。   被 告:好。   鄭玉全:好。   被 告:我馬上過去。   此有上開通訊監察譯文(見他字卷第111頁)在卷可稽。且 鄭玉全於112年12月17日確有頭戴藍色安全帽在全家超商蒜 頭店內,並於同日晚間10時19分至該超商外搭車,亦有全家 超商蒜頭店內監視器錄影畫面翻拍照片(見他字卷第113頁 )在卷可佐。是證人鄭玉全歷次證述一致,且與上開通訊監 察譯文之對話內容及監視器錄影畫面相符。  ⑶況被告於警詢及偵訊時供稱:我所使用的行動電話號碼為000 0000000號(見他字卷第21頁反面、第159頁反面);鄭玉全 於112年12月17日有打電話找我,他說他在全家,我跟他說 「好,我馬上過去」(見他字卷第21頁反面);我於112年1 2月17日到全家超商蒜頭店後,鄭玉全上我的車,並駕車離 開,繞一下又回到全家超商蒜頭店(見他字卷第161頁反面 )等語,且被告於本院準備程序訊問時坦認0000000000號門 號係其所使用,鄭玉全確有於112年12月17撥打電話聯繫其 ,並相約見面地點,其則有前往全家超商蒜頭店與鄭玉全見 面等情屬實(見本院卷第84頁)。是證人鄭玉全上開證述之 情節亦與被告坦認之上情大致相符。  ⑷並衡情證人鄭玉全與被告並無仇隙,當無甘冒涉犯偽證罪之 風險,而刻意設詞誣陷被告之理,故證人鄭玉全上開證詞, 堪以採信。顯見被告確有於112年12月17日晚間10時16分與 鄭玉全通話後,旋前往全家超商蒜頭店與鄭玉全見面,鄭玉 全則於同日晚間10時19分在全家超商蒜頭店外上車,並交付 500元予被告,被告則將1包約0.5公克甲基安非他命交予鄭 玉全,至臻明確。  ⑸再按所謂合資、代購、調貨行為是否構成販賣,應視行為人 在買賣毒品過程中之交易行為,究係立於賣方之立場,向上 游取得毒品後以賣方地位出售,抑或立於買方立場,代為聯 繫購買而為判斷。若被告接受買方提出購買毒品之要約,並 為自己之利益而為計算,對於價格、數量具有決定權者,縱 其所交付之毒品,係其向上游毒販取得,仍屬販賣行為。而 毒品危害防制條例第4條規定之販賣毒品罪,係以行為人意 圖營利而為販入或賣出毒品之行為,為其要件。至於其實際 上是否因而獲利,以及所獲之利益是否為現金,或其利益係 來自販入上游之購入金額、毒品數量折扣,或賣出予下手賺 取差價,均非所問,如獲得物品、減省費用等亦均屬之。倘 多數人因對特定物均有需求,出於便利或價格等因素,而共 同出資(如現代常見之「團購」),因均係基於「買家」之 地位,而事先講定、各自購買數量、應分擔金額等交易條件 ,始屬合資。參以上開證據資料,鄭玉全未與被告約定其欲 購買毒品之品質、重量、價格等交易重要事項,亦無與被告 之毒品來源有直接磋商議價之機會,而僅係為取得其所需之 毒品數量,乃將500元交予有取得毒品管道之被告購買,鄭 玉全則對於被告究竟係如何取得毒品、以多少價格向何人購 買多少重量之毒品,以及有無從中賺取差價,在所不問,僅 憑被告獨自取得毒品以提供鄭玉全,足見能否進行毒品交易 及毒品之價格、重量,均係由被告決定,是鄭玉全確係於上 述時地向被告購買甲基安非他命1包,而非與被告合資購買 毒品,抑或委由被告代購毒品,至屬明確;而被告當係自行 完成買賣交易行為,核屬販賣行為無誤。  ⒉事實欄一、㈡及㈢部分(即楊宏逸部分):  ⑴證人楊宏逸歷次證述如下:  ①於警詢時證稱:我使用的Line通訊軟體暱稱是「楊宏逸」, 呂士家的Line通訊軟體暱稱是「家」(見他字卷第29頁); 我於113年2月29日下午5時8分以Line通訊軟體聯繫呂士家向 他購買毒品,之後到呂士家住處對面的空屋用3,000元購買 重量約2公克的安非他命1包(見他字卷第29頁反面);我於 113年3月1日下午2時50分以用Line通訊軟體與呂士家聯繫, 並表示要過去找他,於同日下午3時許,到呂士家住處對面 的空屋,以1萬5,000元向他購買安非他命5包,重量合計約1 8公克(見他字卷第27頁反面、第29頁反面至第31頁)等語 。  ②於偵訊時仍具結證稱:我的Line通訊軟體暱稱是「楊宏逸」 、呂士家暱稱是Line通訊軟體「家」(見他字卷第153頁) ;我於113年2月29日下午5時聯繫呂士家,之後在呂士家住 處對面,以3,000元購買用塑膠夾鏈袋包裝、重量約2公克的 安非他命1包,就是我於113年3月4日遭警方查扣的6包安非 他命其中數量比較小包的那1包是我先前施用所剩下(見他 字卷第151頁反面、第153頁反面);我於113年3月1日下午2 時50分聯繫呂士家,問他人在何處,要向他買安非他命,呂 士家說他在他住處,我就到該住處對面的空屋找呂士家,拿 1萬5,000元給他,他交付5包用塑膠夾鏈袋包裝、重量合計 約18公克的安非他命給我,這5包安非他命還沒施用就被警 方查扣(見他字卷第151頁反面、第153頁反面)等語。  ③於本院審理時依然具結證稱:我分別於113年2月29日、3月1 日在呂士家住處對面的空屋向他購買甲基安非他命,113年2 月29日購買的金額我忘記了,但113年3月1日是購買半台數 量,價格是1萬5,000元或1萬8,000元,我記不住了(見本院 卷第254至255頁),我都是跟呂士家買的(見本院卷第257 頁)等語。經辯護人詢以「你為何記得向呂士家購買毒品的 日期是113年2月29日與3月1日,以及交易數量、金額?」, 即證稱:這是我講過的話(見本院卷第262頁);復經審判 長詢以「剛才辯護人問你為何113年2月29日、3月1日這2次 的記憶這麼清楚,是否因為警方在113年3月4日去你家搜索 有查扣6包甲基安非他命,所以你記憶才會這麼清楚?」, 則證稱:這就是有發生過的事情(見本院卷第263頁),並 證稱:我於113年2月29日以3,000元向呂士家購買2公克甲基 安非他命,但我113年2月29日回去施用後一些後,就找不到 該包毒品,才於113年3月1日以1萬5,000元又向呂士家購買 甲基安非他命5包,每包重量約3.5公克等語(見本院卷第26 3、264頁),旋經審判長質以「為何113年3月1日係以每包3 ,000元(計算式:1萬5,000元÷5=3,000元)購買重量約3.5 公克甲基安非他命(按即每公克約857元【計算式:3,000元 ÷3.5公克=857.14元】),而113年2月29日卻以3,000元購買 重量約2公克甲基安非他命(按即每公克約1,500元【計算式 :3,000元÷2公克=1,500元】?」,則證稱:我買比較多時 ,呂士家會算我比較便宜,但價格是隨著呂士家的心情及我 購買的量而調整等語(見本院卷第264至265頁)。    ⑵復觀諸楊宏逸於113年3月4日因遭警持本院核發之搜索票,至 其嘉義縣○○市○○里○○0號○O居所執行搜索,並查扣5包第二級 毒品甲基安非他命(毛重各為3.527公克、3.526公克、3.53 0公克、3.542公克、3.543公克)及1包第二級毒品甲基安非 他命(毛重0.649公克),此有嘉義縣警察局朴子分局搜索 扣押筆錄(見他字卷第67頁至第69頁反面)與扣押物品目錄 表(見他字卷第71頁),以及高雄市立凱旋醫院高市凱醫驗 字第83621號濫用藥物成品檢驗鑑定書(見偵卷第91至93頁 )在卷可佐。是證人楊宏逸就其分別於113年2月29日、3月1 日向被告購買毒品之日期、金額、重量及包數之歷次證述大 致相符,並無明顯瑕疵或矛盾之處,且其所述於前開日期各 向被告購買1包、5包甲基安非他命之重量及包數,亦與前開 扣押物品目錄表及高雄市立凱旋醫院濫用藥物成品檢驗鑑定 書所查扣並鑑驗後之毒品包數、每包毛重等情大致相符。  ⑶又據被告於本院審理時供稱:我有在施用第二級毒品甲基安 非他命,1次用量大約0.1公克而已,1天約施用2次至3次( 見本院卷第270、271頁);我於113年2月29日以2萬3,000元 向上游購買31公克的甲基安非他命(見本院卷第270頁), 於113年3月4日遭警查扣的5包甲基安非他命,其中有4包是 在113年2月29日買來的,是我分裝的(見本院卷第270至271 頁),於113年3月3日晚上,又向上游購買淨重31.188公克 (見本院卷第271頁);我跟上游買的甲基安非他命,他都 沒有加東西(見本院卷第272頁)等語,經審判長質以「你 於113年2月29日購買31公克甲基安非他命,於短時間內即11 3年3月1日又買淨重31.188公克甲基安非他命,並有分裝, 為何扣案毒品之純度有差,你是否有拿去賣人?」,乃坦認 :有拿一些去賣人,有些自己施用,我承認有販賣毒品給朋 友等語(見本院卷第272至273頁),而被告於113年3月4日 上午8時許遭警查扣第二級毒品甲基安非他命5包之驗前淨重 及純度各為31.188公克(純度68.32%)、5.435公克(純度6 7.90%)、2.744公克(純度70.78%)、0.243公克(純度67. 81%),以及0.729公克(純度76.15%),此有嘉義縣警察局 朴子分局搜索扣押筆錄(見他字卷第55頁)與扣押物品目錄 表(他字卷第57頁),以及高雄市立凱旋醫院高市凱醫驗字 第83633號濫用藥物成品檢驗鑑定書(見偵卷第87至89頁) 在卷可參。堪認被告於113年2月29日向上游購買約31公克甲 基安非他命1包並自行分裝、增減毒品純度後,至其於113年 3月4日上午8時許遭警查扣前開4包甲基安非他命前,仍有21 .849公克(計算式:31公克-5.435公克-2.744公克-0.243公 克-0.729公克=21.849公克)係供其自己施用及販賣與他人 ,堪以認定。  ⑷果若被告於113年2月29日至3月4日(共5日)、每日施用3次 、每次0.1公克,則其於此段期間施用約1.5公克(計算式: 5日×3次×0.1公克=1.5公克),堪認其尚有20.349公克(計 算式:21.849公克-1.5公克=20.349公克)之甲基安非他命 得以售予他人,恰與楊宏逸分別於113年2月29日、3月1日所 購買毒品之重量合計20公克幾近相符。另參以楊宏逸指稱其 於113年2月29日、3月1日各向被告購買甲基安非他命2公克 、18公克之期間,被告未有施用、轉讓或販賣毒品之犯行遭 檢警查獲或經法院判決在案,此有被告之法院前案紀錄表、 檢察書類及法院判決(見本院卷第299至365頁)附卷可參。  ⑸況衡情證人楊宏逸與被告並無仇隙,當無甘冒涉犯偽證罪之 風險,而刻意設詞誣陷被告之理,故證人楊宏逸上開所為證 詞,尚可採信。是被告有分別於113年2月29日下午5時許、1 13年3月1日下午2時50分許,與楊宏逸通話後,旋在蒜頭村 空屋與楊宏逸見面,並交付1包約2公克、5包合計約18公克 甲基安非他命予楊宏逸,並收訖3,000元、1萬5,000元,堪 以認定。  ⒊被告確基於販賣第二級毒品以營利之犯意,而於如事實欄一 、㈠至㈢所示之時地,分別將上開金額、數量之甲基安非他命 交予鄭玉全、楊宏逸,並向渠等收訖價金:  ⑴按甲基安非他命為毒品危害防制條例第2條第2項第2款規定之 第二級毒品,屬法律嚴禁之違禁物,凡持有或轉讓予他人者 即足以構成犯罪,且具有一定之交易價值。查被告曾因施用 第二級毒品案件,經法院裁定送觀察、勒戒及多次判決其犯 施用第二級毒品罪而判處罪刑,又因於112年7月至11月間、 113年2月21日與3月4日分別販賣第二級毒品甲基安非他命予 黃意婷、黃明宏、黃瑞興、侯智文與黃靖顯等犯行,經本院 以113年度訴字第322號、第418號判決判處有期徒刑在案, 此有被告之法院前案紀錄表(見本院卷第299至304頁、第30 6至307頁、第309至312頁、第314至319頁、第322至325頁) 及前開本案判決書(見本院卷第335至343頁)等證在卷可參 ,且其係具備高職肄業教育程度之成年人(見本院卷第297 頁),對於前情當無不知之理。  ⑵又販賣毒品係違法行為,非可公然為之,且有獨特之販售通 路及管道,而近年來政府為杜絕毒品之氾濫,對於查緝施用 及販賣毒品之工作,無不嚴加執行,販賣毒品又係重罪,依 一般經驗法則,販賣毒品者鋌而走險,苟非意在營利,所為 何來?若無利可圖,衡情應無甘冒持有毒品遭查獲之極大風 險,平白無端提供毒品之理。且販賣毒品一般均係私密進行 ,交易之毒品可任意分裝增減其份量,而每次買賣之價量亦 隨時依雙方關係之深淺、當時之資力、需求程度及對行情之 認知等因素,機動加以調整,故販賣毒品之真實來源、實際 價格,除經坦承犯行外,委難查得實情,職是之故,即使未 查得其他積極事證足認被告係按同一價格委買或轉售,而確 未牟利,自難執此遽以認非法販賣之證據有所未足,亦難僅 憑被告辯稱其未取得利得,致知過坦承者難辭重典,飾詞否 認者反得僥倖之理。經查:  ①被告於本院審理時自承:我分別於113年2月29日、3月3日晚 上,以2萬3,000元向上游購買31公克甲基安非他命,並有販 賣毒品予他人(見本院卷第270至273頁),顯見被告向上游 購買每1公克甲基安非他命之成本約為742元(計算式:2萬3 ,000元÷31克=741.93元)至明。  ②而被告就事實欄一、㈠至㈢所示之時地,交予鄭玉全、楊宏逸 之甲基安非他命數量分別為0.5公克、2公克、18公克,販賣 之價金各為500元、3,000元、1萬5,000元價金,換算後,可 認被告係以每1公克1,000元、1,500元或833元之價格出售安 非他命予鄭玉全、楊宏逸(計算式:就事實欄一、㈠部分,1 公克÷鄭玉全取得之0.5公克甲基安非他命×單價500元=1,000 元;就事實欄一、㈡部分,1公克÷楊宏逸取得之2公克甲基安 非他命×單價3,000元=1,500元;就事實欄一、㈢部分,1公克 ÷楊宏逸取得之18公克安非他命×單價1萬5,000元=833.33元 ),均高於其上開取得1公克甲基安非他命之成本,至屬明 確。  ③況被告於本院審理時自承:我有在施用第二級毒品甲基安非 他命,1次用量大約0.1公克而已,1天約施用2次至3次(見 本院卷第270、271頁);我於113年2月29日以2萬3,000元向 上游購買31公克的甲基安非他命(見本院卷第270頁),於1 13年3月4日遭警查扣的5包甲基安非他命,其中有4包是在11 3年2月29日買來的,是我分裝的(見本院卷第270至271頁) ,於113年3月3日晚上,又向上游購買淨重31.188公克(見 本院卷第271頁);我跟上游買的甲基安非他命,他都沒有 加東西(見本院卷第272頁)等語,並觀之被告遭警查扣第 二級毒品甲基安非他命5包之驗前淨重及純度各為31.188公 克(純度68.32%)、5.435公克(純度67.90%)、2.744公克 (純度70.78%)、0.243公克(純度67.81%),以及0.729公 克(純度76.15%),此有嘉義縣警察局朴子分局扣押物品目 錄表(他字卷第57頁),以及高雄市立凱旋醫院高市凱醫驗 字第83633號濫用藥物成品檢驗鑑定書(見偵卷第87至89頁 )在卷可參,堪認被告可任意分裝增減其要交予鄭玉全、楊 宏逸等人之毒品份量、純度甚明。  ⑶綜合上開事證,足見被告於如事實欄一、㈠至㈢所示之時地, 售予鄭玉全、楊宏逸之甲基安非他命價格,非但高於其購入 之成本,其更可從中取出供給施用、隨意增減毒品純度,而 其竟甘冒持有毒品遭查獲、重罰之極大風險,分別與鄭玉全 、楊宏逸進行毒品交易,是被告確基於營利意圖,販賣第二 級毒品安非他命予鄭玉全、楊宏逸以牟利,已屬昭然若揭。  ㈢被告及其辯護人雖以前詞置辯,然查:  ⒈被告於警詢及偵訊時供稱:鄭玉全於112年12月17日連絡我說 有事情跟我說,我到現場遇到警方,鄭玉全就打開我車門上 車,我則駕車離開現場,繞一下又回到全家超商蒜頭店(見 他字卷第161頁反面);我沒有拿到鄭玉全的錢,也沒有拿 安非他命給他(見他字卷第21頁反面)云云。其於本院準備 程序訊問時則改稱:鄭玉全有打電話給我,並跟我約在全家 超商蒜頭店見面,我到了之後,他跟說我要合資購買毒品, 但我跟他說我身上沒有錢,我們不要買,就各自離開云云( 見本院卷第84頁)。其於證人鄭玉全於本院審理證稱渠有交 付500元予被告並取得毒品後,又改稱:是鄭玉全說要出500 元跟我合資去買云云(見本院卷第276頁),前後供述矛盾 ,難以遽信。  ⒉又被告確基於販賣第二級毒品以營利之犯意,於如事實欄一 、㈠至㈢所示之時地,分別將甲基安非他命交予鄭玉全、楊宏 逸,並向渠等收訖價金牟利,且被告就事實欄一、㈠部分則 並非與鄭玉全合資購買甲基安非他命,確係被告自行完成買 賣交易行為而核屬販賣行為,俱經本院認定如前。被告辯稱 :①我於112年12月17日雖有與鄭玉全通話,並前往全家超商 與鄭玉全見面,但他是要跟我合資買毒品;②我不曾於113年 2月29日、3月1日與楊宏逸聯絡,也沒有在蒜頭村空屋與楊 宏逸見面及交易毒品云云,辯護人亦以前詞為被告辯護,均 不足採。  ⒊至於證人楊宏逸於本院審理時雖證稱:我於113年2月29日、3 月1日與呂士家為毒品交易時,都是用Line通訊軟體聯絡, 並我在警察局製作筆錄時,有將這2次的對話內容交給警察 ,警察還有拍照等語(見本院卷第255至256頁),而本院遍 查卷內固無證人楊宏逸所述前開2次毒品交易之Line通訊軟 體對話內容等事證,惟證人楊宏逸就113年2月29日、3月1日 向被告購買毒品之歷次證述一致,且有上開所述之補強證據 可資佐證,是辯護人另辯稱:楊宏逸不利於呂士家之證述未 有其他客觀證據可佐,顯見渠證述不實在云云,亦不足採, 附此敘明。  ㈣下列證據不足作為有利於被告之認定:  ⒈證人鄭玉全於本院審理時雖證稱:我於112年12月17日聯絡呂 士家是要找他借500元(見本院卷第232、236頁),我沒有 拿錢給呂士家(見本院卷第235頁),並因為我不舒服又沒 錢,就一直亂呂士家,拜託他能不能拿到甲基安非他命給我 (見本院卷第234頁),是我去亂呂士家,他有可會幫忙( 見本院卷第237、239頁)云云,並表示其於警詢及偵訊時不 曾指稱被告有販賣第二級毒品甲基安非他命予其云云(見本 院卷第237至239頁、第239至242頁)。  ⒉惟查:  ⑴證人鄭玉全於本院審理時就其有無將500元交予被告及原因又 改證稱:我於112年12月17日有拿500元給呂士家,但因為我 之前有向他借500元,我是還他錢云云(見本院卷第242頁) ,前後證述不一。  ⑵況證人鄭玉全於警詢時陳稱:「(問:你是否知道作偽證須 負法律上責任?)知道」(見他字卷第39頁);其於本院審 理時,經檢察官詢以「檢察官在你做筆錄時,有無對你施以 強暴、脅迫或其他不正方法逼你要怎麼講?」,即答稱:沒 有」(見本院卷第240頁);又經辯護人詢以「你於113年3 月在警局及臺灣嘉義地方檢察署所述,已距離現在有10個月 ,當時所說的話是否比較印象深刻且接近事實?」,則證稱 :印象會比較深(見本院卷第245頁);復經審判長詢以「 你在偵查中說『你不能作偽證』,所以你知道作偽證不對,你 在地檢署有無說實話?」,旋答稱:有(見本院卷第249頁 )。  ⑶再觀之被告於警詢、偵訊、本院準備程序訊問及審理時,均 不曾供稱鄭玉全於112年12月17日聯絡其之原委係欲向其借 錢等情(見他字卷第21頁反面、第161頁反面,本院卷第84 頁、第275至276頁)。依憑上開事證,證人鄭玉全於本院審 理時所為有利於被告之證述顯係迴護被告之詞,不足採信。  ㈤綜上所述,被告及辯護人所辯,無非係卸責之詞,俱不足採 信。本案事證明確,被告所犯上開3次販賣第二級毒品之犯 行,均堪認定,應依法論科。 二、論罪科刑:  ㈠核被告就事實欄一、㈠至㈢部分之所為,均係犯毒品危害防制 條例第4條第2項之販賣第二級毒品罪。被告於著手販賣前, 意圖販賣而持有第二級毒品之低度行為,應為其嗣後販賣之 高度行為吸收,均不另論罪。而被告所犯上開販賣第二級毒 品罪,3罪間,犯意各別,行為互殊,應予分論併罰。 ㈡被告所為犯行均毋庸依刑法第47條第1項之累犯規定加重其刑 :  ⒈按被告構成累犯之事實及應加重其刑之事項,均應由檢察官 主張並具體指出證明之方法後,經法院踐行調查、辯論程序 ,方得作為論以累犯及是否加重其刑之裁判基礎。倘檢察官 未主張或具體指出證明方法時,可認檢察官並不認為被告構 成累犯或有加重其刑予以延長矯正其惡性此一特別預防之必 要,且為貫徹舉證責任之危險結果所當然,是法院不予調查 ,而未論以累犯或依累犯規定加重其刑,即難謂有應調查而 不予調查之違法(最高法院110年度台上大字第5660號裁定 意旨參照)。  ⒉查起訴意旨雖主張及敘明被告本案犯行構成累犯,並提出刑 案資料查註紀錄表之記載為據(見本院卷第7、9頁),然檢 察官並未就被告所為本案犯行構成累犯之事實,及應依累犯 規定加重其刑之必要「具體」指出證明之方法,揆諸前揭說 明,本院自無從就此加重事項予以審究。  ⒊又基於累犯資料本得於刑法第57條第5款「犯罪行為人之品行 」中予以負面評價,本院自仍得就被告構成累犯之前科、素 行資料,列為刑法第57條第5款所定「犯罪行為人之品行」 之量刑審酌事由,以對被告所應負擔之罪責予以充分評價, 併此說明。  ㈢刑之減輕部分  ⒈被告就事實欄一、㈠至㈢所示之犯行,於偵查及本院審理中, 均矢口否認其係基於販賣第二級毒品以營利之犯意,販賣甲 基安非他命予鄭玉全、楊宏逸,當均無毒品危害防制條例第 17條第2項減輕其刑之適用。  ⒉又按犯毒品危害防制條例第4條至第8條、第10條或第11條之 罪,供出毒品來源,因而查獲其他正犯或共犯者,減輕或免 除其刑,毒品危害防制條例第17條第1項固有明文,惟得依 本條減、免其刑之要件,必須供出毒品來源,並因而破獲者 ,始有本條規定之適用(最高法院95年度台上字第545號判 決意旨參照)。經查:  ⑴被告於警詢及偵訊時固供稱:我毒品來源是真實姓名「侯宗 德」之人,我於113年2月29日、3月2日各以2萬3,000元向他 購買甲基安非他命等語(見他字卷第21頁),於本院審理時 雖亦供稱如前(見本院卷第270頁)。  ⑵然被告歷次供述如下:  ①於警詢時供稱:我分別於113年2月29日、3月2日至嘉義縣○○ 市○○○的舊磚窯,以2萬3,000元向侯宗德購買重量半台安非 他命等語(見他字卷第21頁)。  ②於偵訊時則改稱:我沒有上游藥頭的行動電話,侯宗德會在 嘉義縣○○市○○○的舊磚窯出沒,我到現場會遇到侯宗德(見 他字卷第161頁);我分別於113年2月29日、3月2日至嘉義 縣○○市○○○的舊磚窯找侯宗德,以2萬3,000元向他購買重量 半台安非他命,他是駕車離去,我不清楚他的車牌號碼(見 他字卷第159頁反面、第161頁)云云。旋改稱:我於113年2 月29日、3月2日都未見到侯宗德,我是用電話聯絡侯宗德, 我到嘉義縣○○市○○○的舊磚窯,並沒有遇到他云云(見他字 卷第219頁)。  ③於本院審理時又改稱:我於113年2月29日、3月2日各以2萬3, 000元向侯宗德購買甲基安非他命,但查扣的31公克那包不 是向侯宗德購買的,是我在113年3月4日作筆錄前,即113年 3月3日晚上向上游買回來等語(見本院卷第270至271頁)。  ④是被告就其究竟是如何聯繫上游取得毒品之方式、有無向侯 宗德購買毒品等節前後供述不一,且販賣毒品者豈有可能未 與購毒者事先確認毒品數量、交易時間、地點及對方是否為 檢警,竟貿然攜帶數量非微之毒品在固定地點等待購毒者與 其交易之理,自難據此採信其毒品來源確係「侯宗德」。  ⑶又侯宗德因遭被告指稱其為被告毒品來源而涉犯販賣第二級 毒品之犯行,業經臺灣嘉義地方檢察署檢察官以113年度偵 字第5420號為不起訴處分(見本院卷第91至95頁),且被告 於偵查及本院審理中,除侯宗德外,均未提出其他毒品來源 之具體事證,自難認本案有因被告供出毒品來源而查獲其他 正犯或共犯,是被告就事實欄一、㈠至㈢部分之犯行,均不得 依毒品危害防制條例第17條第1項規定減輕其刑。  ⒊再按刑法第59條規定之酌量減輕其刑,必須犯罪另有特殊之 原因與環境,在客觀上足以引起一般同情,認為即使予以宣 告法定最低度刑,猶嫌過重者,始有其適用。查被告所犯毒 品危害防制條例第4條第2項販賣第二級毒品罪之法定最低本 刑為10年以上有期徒刑,不可謂不重,雖被告犯後始終否認 犯行,然其就上述事實欄一、㈠至㈢所販賣甲基安非他命之重 量及價格各為0.5公克(500元)、2公克(3,000元)、18公 克(1萬5,000元),並僅售予鄭玉全、楊宏逸2人,助長毒 品擴散程度尚屬有限,且其犯罪情節與大量走私、販賣之毒 梟相比,所造成危害社會之程度自屬有異,認縱科以最低度 刑10年有期徒刑,猶嫌過重,在客觀上足以引起一般人之同 情,有情輕法重之情,爰就被告上述事實欄一、㈠至㈢所犯之 販賣第二級毒品罪,3罪,均依刑法第59條規定酌減其刑, 期使個案裁判之量刑,能斟酌至當,符合罪刑相當原則及比 例、平等原則。  ㈣科刑部分  ⒈爰審酌被告曾因施用毒品案件,經刑之執行完畢,此有被告 之法院前案紀錄表在卷可憑,被告對於毒品之危害之違法性 ,當有明確認識,而其身體健全,不思以正當職業謀生,詎 仍無視法令禁制,分別販賣0.5公克毒品予鄭玉全、2公克與 18公克予楊宏逸,戕害他人身心健康,助長毒品散布流通, 且危害社會治安,其明知此為法所嚴禁,仍鋌而走險為之, 犯後始終否認犯行,毫無悔改之念,所為應予嚴懲。兼衡酌 被告就事實欄一、㈠至㈢部分所販賣之毒品數量非鉅,及其為 高職肄業之教育程度(見本院卷第51頁)、自陳未婚無子女 、入監前從事泥作及噴灑農藥等工作之家庭經濟生活狀況( 見本院卷第277頁),暨其為本案犯行之動機、目的、手段 、所生危害及素行等一切情狀,分別量處如主文所示之刑。  ⒉又關於數罪併罰案件,如能俟被告所犯數罪全部確定後,於 執行時,始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署 檢察官,聲請該法院裁定之,無庸於每一個案判決時定其應 執行刑,則依此所為之定刑,不但能保障被告(受刑人)之 聽審權,符合正當法律程序,更可提升刑罰之可預測性,減 少不必要之重複裁判,避免違反一事不再理原則情事之發生 (最高法院110年度台抗字第489號裁定意旨參照)。查被告 所為本案各該犯行,固有可合併定應執行刑之情,然被告除 本案外,亦有其他違反毒品危害防制條例等案件業經判決及 尚於法院審理中,此有被告之法院前案紀錄表在卷可參,本 院認宜俟被告所犯數罪全部確定後,另由最後判決法院對應 檢察署之檢察官聲請定應執行刑為適當,故於本案不予定應 執行刑,併此指明。 三、沒收部分  ㈠按犯第4條至第9條、第12條、第13條或第14條第1項、第2項 之罪者,其供犯罪所用之物,不問屬於犯罪行為人與否,均 沒收之,毒品危害防制條例第19條第1項定有明文。查扣案 之VIVO廠牌行動電話1支,屬被告所有,而該行動電話所搭 載0000000000號門號係以其母親名義申辦,並由其使用,且 用以與鄭玉全、楊宏逸聯繫之用,業據被告供承在卷(見他 字卷第21頁反面、第159頁反面,本院卷第85、268頁),復 據鄭玉全、楊宏逸均證稱其等係與被告所持用之前開門號聯 繫,佐以前開門號之通訊監察譯文(見他字卷第111頁), 確有被告持之與鄭玉全聯繫販賣毒品之對話內容,顯見搭載 前開門號之VIVO廠牌行動電話1支確係供被告販賣本案第二 級毒品所用之物,自應依毒品危害防制條例第19條第1項規 定宣告沒收。 ㈡又按犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之。但有特別規定 者,依其規定;前2項之沒收,於全部或一部不能沒收或不 宜執行沒收時,追徵其價額,刑法第38條之1第1項、第3項 分別定有明文。查被告就事實欄一、㈠至㈢販賣第二級毒品予 鄭玉全、楊宏逸時,確分別已收取500元、3,000元、1萬5,0 00元,已如前述,是前開款項各為被告就事實欄一、㈠至㈢販 賣第二級毒品之所得,雖均未扣案,仍應依刑法第38條之1 第1項前段、第3項之規定,分別於其所犯各罪刑之主文項下 宣告沒收,且於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追 徵其價額。 ㈢不予宣告沒收部分  ⒈扣案之電子磅秤1臺(見他字卷第57頁,偵卷第83頁,本院卷 第13頁),與被告本案所為販賣第二級毒品之犯行無關(見 本院卷第268頁),本院自不得宣告沒收。  ⒉扣案之OPPO廠牌行動電話(IMEI碼:000000000000000號,含 0000000000號門號之SIM卡1張)1支,與被告本案所為販賣 第二級毒品之犯行無關,且已由本院113年度訴字第322號、 第418號判決宣告沒收,此有嘉義縣警察局朴子分局扣押物 品目錄表與扣押物品清單、本院扣押物品清單(見他字卷第 57頁,偵卷第83頁,本院卷第13頁)及前開判決(見本院卷 第335頁、第341至343頁)在卷可佐,本院則不得宣告沒收 。  ⒊至於被告於113年3月4日遭警查扣之第二級毒品甲基安非他命 5包(驗前淨重各為31.188公克、5.435公克、2.744公克、0 .243公克、0.729公克;見嘉義縣警察局朴子分局扣押物品 目錄表【他字卷第57頁】,以及高雄市立凱旋醫院高市凱醫 驗字第83633號濫用藥物成品檢驗鑑定書【見偵卷第87至89 頁】),均與被告本案所為販賣第二級毒品之犯行無關(見 本院卷第268頁),本院亦不得宣告沒收。況其中驗前淨重3 1.188公克之第二級毒品甲基安非他命,已另由臺灣嘉義地 方檢察署檢察官以113年度偵字第2839號、第8339號提起公 訴,現由本院審理中(見本院卷第358頁),其餘4包之第二 級毒品甲基安非他命,則另由臺灣嘉義地方檢察署檢察官以 113年度毒偵字第669號提起公訴,亦由本院審理中(見本院 卷第363頁),併此敘明。 乙、無罪部分: 壹、公訴意旨略以:被告呂士家知悉甲基安非他命係毒品危害防 制條例第2條第2項第2款所規定之第二級毒品,不得非法持 有、販賣,竟意圖營利,基於販賣第二級毒品甲基安非他命 之犯意,於112年9月9日晚間8時許,使用自己所有的1支行 動電話機具(含SIM卡,門號:0000000000號)做為聯絡工 具,操作Line通訊軟體,與楊宏逸聯絡,約定交易第二級毒 品甲基安非他命之事宜,被告再於同日晚間10時許,在位於 嘉義縣○○鄉○○村00鄰○○00000號前的某不詳空屋,交付5包塑 膠夾鍊袋包裝約18公克的甲基安非他命給楊宏逸,楊宏逸則 交付1萬8,000元給被告。因認被告所為,涉犯毒品危害防制 條例第4條第2項之販賣第二級毒品罪嫌。 貳、按犯罪事實應依證據認定之,無證據不得認定犯罪事實;又 有罪之判決書應於理由內記載認定犯罪事實所憑之證據及其 認定之理由,刑事訴訟法第154條第2項及第310條第1款分別 定有明文。而此所稱「犯罪事實」,係指決定刑罰權存否與 範圍、須經嚴格證明之事實,並不包括不存在之犯罪構成事 實。另同法第155條第2項復規定:「無證據能力、未經合法 調查之證據,不得作為判斷之依據。」,按之「證據能力」 係指可供「嚴格證明」使用之資格,則此一「判斷對象」, 自係指須經嚴格證明之犯罪事實之判斷而言。亦即認定犯罪 事實所憑之證據,不僅須具有證據能力,且須經合法之調查 ,否則不得作為有罪認定之依據。惟倘法院審理之結果,認 被告被訴之犯罪事實並不存在,而應為無罪之諭知時,因所 援為被告有利之證據並非作為認定犯罪事實之基礎,而係作 為彈劾檢察官或自訴人所提證據之不具憑信性,其證據能力 自無須加以嚴格限制。易言之,法院諭知被告無罪之判決時 ,即使是不具證據能力之傳聞證據,亦非不得資為彈劾證據 使用,以供法院綜合研判形成心證之參考(最高法院98年度 台上字第5774號判決意旨參照)。而本案檢察官起訴之事實 既經本院為無罪之諭知,依前開最高法院判決意旨,所援用 之證據即無須經嚴格證明,是本判決所引用以下審判外作成 之相關供述證據,及其餘所依憑判斷之非供述證據,即不受 證據能力規定及傳聞法則之限制,本院自均得予以採用。 參、又按事實之認定,應憑證據,如未能發現相當證據,或證據 不足以證明,自不能以推測或擬制之方法,為裁判基礎;且 認定不利於被告之事實須依積極證據,苟積極證據不足為不 利於被告事實之認定時,即應為有利於被告之認定;另認定 犯罪事實所憑之證據,雖不以直接證據為限,間接證據亦包 括在內,然而無論係直接證據或間接證據,其為訴訟上之證 明,須於通常一般之人均不致有所懷疑,而得確信其為真實 之程度者,始得據為有罪之認定,倘其證明尚未達到此一程 度,而有合理性之懷疑存在,無從使事實審法院得有罪之確 信時,即應由法院為諭知被告無罪之判決(最高法院40年度 台上字第86號、30年度台上字第816號、76年度台上字第498 6號判決意旨可資參照)。況檢察官就被告犯罪事實,應負 舉證責任,並指出證明之方法,刑事訴訟法第161條第1項亦 有明定,是檢察官對於起訴之犯罪事實,應負提出證據及說 服之實質舉證責任,倘其所提出之證據,不足為被告有罪之 積極證明,或其指出證明之方法,無從說服法院以形成被告 有罪之心證,基於無罪推定之原則,自應為被告無罪判決之 諭知(最高法院92年度台上字第128號判決意旨參照)。 肆、公訴意旨認被告涉犯毒品危害防制條例第4條第2項之販賣第 二級毒品罪嫌,無非係以證人楊宏逸於警詢及偵訊時之陳述 ,以及被告與楊宏逸於112年9月9日Line通訊軟體對話內容 翻拍照片等證據資料,為其論斷之依據。 伍、訊據被告堅詞否認有何販賣第二級毒品之犯行,辯稱:我沒 有於112年9月9日與楊宏逸見面及交易毒品,且我與楊宏逸 於112年9月9日間之Line通訊軟體對話內容,是我向他說我 要半台的安非他命,叫他幫我調調看,並不是我販賣毒品給 他等語,辯護人亦以前詞為被告辯護。經查: 一、證人楊宏逸歷次指述如下:  ㈠於警詢時指稱:在「麻煩一下,跟她說拿半台,謝謝」意指 我要向呂士家購買重量半台的第二級毒品安非他命,在這段 訊息前有通話,是我向他表示要購買毒品(見他字卷第29頁 );「(問:第1次何時、何地向呂士家購買第二級毒品安 非他命?代價多少?重量為何?)我於112年9月9日晚間10 時許,在呂士家住處對面空屋,以1萬8,000元向呂士家購買 重量半台的第二級毒品安非他命5包,重量大約18公克」( 他字卷第29頁反面)等語。  ㈡於偵訊時指稱:我於112年9月9日晚間8時許,用Line通訊軟 體與呂士家聯絡,相約到他住處對面空屋見面,要跟他買安 非他命,並於同日晚間10時許,抵達該空屋,我交付1萬8,0 00元給他,他給我5包用塑膠夾鏈袋包裝、重量合計約18公 克的安非他命給我等語(見他字卷第153頁反面)。  ㈢於本院審理時指稱:我向被告拿甲基安非他命都是用打電話 (見本院卷第252頁),我於112年9月9日傳送「麻煩一下, 跟她說拿半台,謝謝」訊息給呂士家,是我說要跟他買(見 本院卷第253頁),在前開訊息後面的3則語音通話,是我要 向被告買甲基安非他命,之後我到呂士家住處對面的空屋以 1萬8,000元購買半台甲基安非他命(見本院卷第253至254頁 )。  ㈣是楊宏逸上開陳述雖指稱其第1次向被告購買甲基安非他命, 係於112年9月9日晚間8時許,以Line通訊軟體語音通話聯繫 被告,再傳送「麻煩一下,跟她說拿半台,謝謝」之訊息, 並再次與被告為3次語音通話後,才至被告住處對面空屋, 以價格1萬8,000元向被告購買甲基安非他命5包云云,且固 有其與被告於112年9月9日間之Line通訊軟體對話內容翻拍 照片為據。 二、然查:  ㈠然被告與楊宏逸於112年9月9日Line通訊軟體對話內容翻拍照片(見他字卷第107頁),乃係翻拍自被告所有行動電話內Line通訊軟體之其與楊宏逸間對話頁面,且該對話內容頁面左上角係顯示為「楊宏逸」;且證人楊宏逸於本院審理時,經檢察官詢以「(提示他字卷第107頁被告與楊宏逸於112年9月9日Line通訊軟體對話紀錄)這是否為你與被告間之對話內容?」,則答稱:「是,這是被告傳給我的」(見本院卷第252頁),並答稱:於「麻煩你一下,跟她說拿半台,謝謝」訊息之前,沒有語音通話,是因為沒有截圖到那邊(見本院卷第252頁)等語,顯見上開Line通訊軟體對話內容僅為:楊宏逸於112年9月9日晚間7時28分傳送「哩厚(LIHO)貼圖」予被告,被告旋於晚間8時7分表示:「麻煩你一下,跟她說拿半台,謝謝」,楊宏逸則於晚間8時12分回應:「OK貼圖」,被告則再於8時27分至44分間與楊宏逸語音通話各1分37秒、24秒、12分47秒,洵無疑義。  ㈡又果若被告傳送「麻煩一下,跟她說拿半台,謝謝」訊息予 楊宏逸之前,雙方已就「楊宏逸向被告購買毒品」一事洽談 ,豈有可能被告卻傳送前開訊息予楊宏逸,反而委由楊宏逸 向他人拿取毒品之理,更何況該訊息實為被告傳送予楊宏逸 ,並非楊宏逸傳送予被告,是證人楊宏逸證稱「在前開訊息 之前,其有以Line通訊軟體語音通話向被告表示欲購買毒品 」、「該訊息係指其向被告購買毒品」等節,均與上開Line 通訊軟體對話內容翻拍照片所示之客觀情節不符,且其上開 證述存有明顯瑕疵,難以遽信。  ㈢再者,證人楊宏逸於警詢及偵訊時,均不曾提及「麻煩你一 下,跟她說拿半台,謝謝」訊息之後,其與被告於同日8時2 7分至44分間之1分37秒、24秒、12分47秒之3則語音通話內 容為其於112年9月9日向被告購買毒品(見他字卷第29頁及 反面、第153頁反面),直至證人楊宏逸於本院審理時,經 檢察官詢以「呂士家回傳『麻煩你一下,跟她說拿半台,謝 謝』之後,你們有3次Line通訊軟體語音通話,這3次電話在 講何事?」,始答稱:我說要向呂士家買(見本院卷第253 頁);檢察官接著詢以「你要向呂士家買什麼東西?」,則 答稱:呂士家說要去問有沒有東西,隔這麼久了,我想不起 來(見本院卷第253頁);檢察官再詢以「你要向呂士家買 甲基安非他命?」,方答稱:是(見本院卷第253頁);經 檢察官復詢以「這3通Line通訊軟體的語音通話,都是你要 向呂士家買甲基安非他命?」,才答稱:是,這3通都是在 接洽(見本院卷第253頁),是證人楊宏逸於本院審理時, 才第1次指稱前開3則語音通話內容係其向被告購買甲基安非 他命,而當檢察官詢以3則語音通話之內容為何,其時稱「 要向呂士家買」,或稱「呂士家說要去問有沒有東西」,前 後不一,且卷內亦無前開3則語音通話之譯文,或有其他事 證得以證明該等語音通話內容係楊宏逸向被告購買毒品,證 人楊宏逸上開所述,甚難盡信。  ㈣依上開事證,自難單憑證人楊宏逸上開曾指稱其於112年9月9 日向被告購買甲基安非他命云云,以及其與被告間Line通訊 軟體對話內容翻拍照片,率認被告於112年9月9日確有以1萬 8,000元之代價,販賣18公克第二級毒品甲基安非他命予楊 宏逸之犯行。 陸、綜上所述,本案依本院調查證據所得,尚不足以證明被告確 有公訴意旨所指販賣第二級毒品之犯行,復查無其他積極證 據足資證明被告確有公訴意旨所指犯行,揆諸首開說明,被 告就此部分之犯罪尚屬不能證明,應為無罪之諭知。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第301條第1項, 毒品危害防制條例第4條第2項、第19條第1項,刑法第11條、第5 9條、第38條之1第1項前段、第3項,判決如主文。 本案經檢察官詹喬偉提起公訴,經檢察官吳咨泓到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  14  日          刑事第六庭 審判長法 官 康敏郎                   法 官 王榮賓                   法 官 何啓榮 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備理由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。                   中  華  民  國  114  年  2   月  17  日                   書記官 李承翰 附錄本案論罪科刑法條: 毒品危害防制條例第4條第2項 製造、運輸、販賣第二級毒品者,處無期徒刑或10年以上有期徒 刑,得併科新臺幣1千5百萬元以下罰金。

2025-02-14

CYDM-113-訴-271-20250214-1

臺灣嘉義地方法院

侵占等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 114年度自字第1號 自 訴 人 重億興業股份有限公司 自 訴 人兼 法定代理人 盧再傳 自 訴 人 蔡秀珍(即蔡函蓁) 被 告 凌忠嫄 陳慧珊 洪志享 廖義雄 鄭新平 劉思君 孫文正 蕭道隆 上列被告經自訴人提起侵占等案件自訴,本院判決如下:   主 文 本件自訴不受理。   理 由 一、犯罪之被害人得提起自訴;但無行為能力或限制行為能力或 死亡者,得由其法定代理人、直系血親或配偶為之。自訴之 提起,應委任律師行之。自訴人未委任代理人,法院應定期 間以裁定命其委任代理人;逾期仍不委任者,應諭知不受理 之判決,刑事訴訟法第319條第1項、第2項及第329條第2項 分別定有明文。復參以前揭規定修法理由為:刑事訴訟法改 採強制委任律師為代理人之自訴制度,主要目的係在保護被 害人權益,且因本法第161條、第163條等條文修正施行後, 刑事訴訟程序改以「改良式當事人進行主義」為原則,即強 調自訴人舉證責任之同時,若任由無相當法律知識之被害人 自行提起自訴,無法為適當之陳述,極易敗訴,是立於平等 及保障人權之出發點,自訴採行強制律師代理制度,自有其 意義,而刑事訴訟程序既改採自訴強制律師代理制度,如自 訴人未委任代理人,其程式即有未合,法院應先定期命其補 正,如逾期仍不委任代理人,足見自訴人濫行自訴或不重視 其訴訟,法院自應諭知不受理之判決。是以,自訴人逾期仍 未委任具有律師資格者為其代理人,自應諭知不受理之判決 。又不受理判決,得不經言詞辯論為之,同法第343條準用 第307條並有明文。 二、經查:  ㈠本件自訴人重億興業股份有限公司、盧再傳及蔡秀珍即蔡函 蓁等(下稱自訴人等)提起自訴時,均未委任律師行之,有 自訴人等提出之自訴刑事追訴起訴狀㈠在卷可稽(見本院卷 第3至13頁),經本院於民國114年2月3日裁定命自訴人等應 於裁定送達後5日內補正委任律師為其等之代理人,自訴人 等均由其等本人於同年月7日收受前開補正裁定,有前開裁 定(本院卷第93至94頁)及送達證書(見本院卷第95、97、 99頁)在卷為憑,是自訴人等最遲應於114年2月12日前補正 律師為代理人,惟自訴人等迄今仍未補正委任律師為代理人 ,揆諸前揭說明,自訴人等提起本件自訴之程序違背規定, 且逾期未予補正,爰不經言詞辯論,逕為諭知不受理之判決 。  ㈡至於自訴人等雖於114年2月11日具狀向本院陳明:因區域律 師不敢接案,依憲法第16條明定人民有訴訟權,旨在確保人 民權益遭受不法侵害時,有權訴請司法機關予以救濟,故應 經由審判長許可,便可由不具律師資格之人擔任代理人等語 ,是自訴人等所稱「可經審判長許可由不具律師資格之人擔 任代理人」,應係指刑事訴訟法第29條規定:「辯護人應選 任律師充之。但審判中經審判長許可者,亦得選任非律師為 辯護人。」然前揭規定乃針對審判中選任辯護人之資格而為 規定,與提起自訴應委任律師為代理人之法定程序要件,誠 屬二事,是自訴人等前開所請,於法不合,復此敘明。 三、據上論斷,應依刑事訴訟法第329條第2項、第343條、第303 條第1款、第307條,判決如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  13  日          刑事第六庭 審判長法 官 康敏郎                   法 官 王榮賓                   法 官 何啓榮 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備理由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。                   中  華  民  國  114  年  2   月  14  日                   書記官 李承翰

2025-02-13

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