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單禁沒
臺灣桃園地方法院

聲請沒收

臺灣桃園地方法院刑事裁定 114年度單禁沒字第254號 聲 請 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 徐莉庭 上列被告因違反毒品危害防制條例案件,經聲請人聲請沒收違禁 物(113年度聲沒字第952號),本院裁定如下:   主 文 扣案如附表所示之物均沒收銷燬之。   理 由 一、聲請意旨略以:被告徐莉庭涉嫌施用第一級、第二級毒品案 件,業經臺灣桃園地方檢察署(下稱桃園地檢署)檢察官以 113年度撤緩毒偵緝字第175、182、183號為不起訴處分確定 在案。而該案如附表所示之查扣毒品,經送檢驗,分別檢出 第一級毒品海洛因、第二級毒品甲基安非他命陽性成分,有 如附表所示檢驗報告各1紙附卷可稽,分別屬毒品危害防制 條例第2條第2項第1款、第2款所規定之第一級、第二級毒品 ,均屬違禁物,依前揭說明,自應聲請裁定沒收並銷燬等語 。 二、按查獲之第一級毒品、第二級毒品,不問屬於犯罪行為人與 否,均沒收銷燬之,毒品危害防制條例第18條第1 項前段定 有明文。次按違禁物或專科沒收之物得單獨宣告沒收,刑法 第40條第2 項定有明文。 三、經查,被告徐莉庭涉嫌施用第一級、第二級毒品案件,因觀 察勒戒後無繼續施用毒品傾向,經桃園地檢署檢察官以113 年度撤緩毒偵緝字第175、182、183號為不起訴處分確定乙 節,有法院前案紀錄表、不起訴處分書各1份在卷可查。而 上開如附表所示之查扣毒品,經送鑑定結果,分別檢出第一 級毒品海洛因、第二級毒品甲基安非他命陽性成分,有如附 表所示檢驗報告各1紙附卷可稽,堪認扣案物品分別確係第 一級毒品海洛因、第二級毒品甲基安非他命無訛。又本件如 附表所示之包覆毒品之外包裝,因與殘留其上之第一級毒品 、第二級毒品無法完全析離,且無析離之實益與必要,均應 依毒品危害防制條例第18條第1項前段之規定,不問屬於犯 罪行為人與否,均予宣告一併沒收銷燬。至毒品送鑑耗損之 部分,既已滅失,自無庸宣告沒收銷燬,附此敘明。 四、依刑事訴訟法第220條、第455條之36第2項,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  28  日          刑事第十五庭 法 官 林龍輝 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。                 書記官 鄭鈺儒 中  華  民  國  114  年  3   月  29  日 附表: 編號 扣押物 鑑驗結果 鑑定書、扣押物品清單所在卷頁 1 粉末1包 檢出第一級毒品海洛因成分(淨重22.93公克、空包裝重0.65公克、驗餘淨重22.72公克) ①法務部調查局濫用藥物實驗室110年12月8日調科壹字第11023016570號鑑定書(111毒偵7247卷第209頁) ②臺灣桃園地方檢察署110年度保字第12767號扣押物品清單(111毒偵7247卷第201頁) 2 白色或透明結晶1包 檢出第二級毒品甲基安非他命成分(毛重0.5633公克、淨重0.3875公克,取用0.0022公克鑑驗、驗餘淨重0.3853公克) ①臺北榮民總醫院110年10月13日北榮毒鑑字第C0000000號毒品成分鑑定書(一)(111毒偵7247卷第207頁) ②臺灣桃園地方檢察署110年度安字第2780號扣押物品清單(111毒偵7247卷第205頁) 3 殘渣袋1個 經以乙醇溶液沖洗殘渣袋,沖洗液進行鑑驗分析,檢出第一級毒品海洛因成分(毛重0.2076公克) ①臺北榮民總醫院110年10月13日北榮毒鑑字第C0000000號毒品成分鑑定書(一)(111毒偵7247卷第207頁) ②臺灣桃園地方檢察署110年度安字第2780號扣押物品清單(111毒偵7247卷第205頁) 4 吸食器2組 經以乙醇溶液沖洗吸食器,沖洗液進行鑑驗分析,檢出第二級毒品甲基安非他命、安非他命、N,N-二甲基安非他命成分(毛重87.5466公克) ①臺北榮民總醫院110年10月13日北榮毒鑑字第C0000000號毒品成分鑑定書(一)(111毒偵7247卷第207頁) ②臺灣桃園地方檢察署110年度安字第2780號扣押物品清單(111毒偵7247卷第205頁) 5 玻璃球6個 經以乙醇溶液沖洗玻璃球,沖洗液進行鑑驗分析,檢出第二級毒品甲基安非他命、安非他命、N,N-二甲基安非他命成分(毛重34.6212公克) ①臺北榮民總醫院110年10月13日北榮毒鑑字第C0000000號毒品成分鑑定書(一)(111毒偵7247卷第207頁) ②臺灣桃園地方檢察署110年度安字第2780號扣押物品清單(111毒偵7247卷第205頁) 6 針筒3支 經以乙醇溶液沖洗針筒,沖洗液進行鑑驗分析,檢出第一級毒品海洛因成分(毛重5.5377公克) ①臺北榮民總醫院110年10月13日北榮毒鑑字第C0000000號毒品成分鑑定書(二)(111毒偵7247卷第208頁) ②臺灣桃園地方檢察署110年度安字第2780號扣押物品清單(111毒偵7247卷第205頁) 7 含殘渣之吸管4支 經以乙醇溶液沖洗吸管,沖洗液進行鑑驗分析,檢出第一級毒品海洛因成分(毛重2.2876公克) ①臺北榮民總醫院110年10月13日北榮毒鑑字第C0000000號毒品成分鑑定書(二)(111毒偵7247卷第208頁) ②臺灣桃園地方檢察署110年度安字第2780號扣押物品清單(111毒偵7247卷第205頁) 8 針筒1支 檢出第一級毒品海洛因成分(毛重2.4公克) ①臺灣尖端先進生技醫藥股份有限公司111年3月7日委驗單位毒品編號DJ000-0000號毒品證物鑑定分析報告(111毒偵7247卷第159頁) ②桃園市政府警察局扣押毒品送驗紀錄表(毒品編號DJ000-0000)(111毒偵7247卷第109頁) ③桃園市政府警察局龜山分局扣押物品目錄表(111毒偵2616卷第89頁)

2025-03-28

TYDM-114-單禁沒-254-20250328-1

壢簡
臺灣桃園地方法院

毀損

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決   114年度壢簡字第422號 聲 請 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 胡品源 上列被告因毀損案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(114年度 偵字第4959號),本院判決如下:   主 文 胡品源犯毀損他人物品罪,處拘役貳拾日,如易科罰金,以新臺 幣壹仟元折算壹日。   犯罪事實及理由 一、本案犯罪事實、證據,均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之 記載(如附件)。 二、論罪科刑:  ㈠按刑法第354條之毀損罪,所謂「毀棄、損壞」之行為為要件 ,須使物之外形發生重大變化,並減低物之可用性,較原來 之狀態有顯著不良之改變為必要;所謂「致令不堪用之行為 為要件,則須使他人之物喪失特定目的之效用為必要;又依 一般社會通念,住宅鐵捲門之外觀是否清潔美觀,亦為是否 堪用之要素之一,如於其上噴漆寫字,勢必需要重新烤漆復 原,縱令事後可恢復該物品之美觀功能,但因通常須花費相 當之時間或金錢,對於他人之財產法益仍構成侵害,自仍符 合法條所謂「致令不堪用」之要件。查被告持紅色噴漆噴塗 寫字於告訴人住宅之鐵捲門上,使該鐵捲門外觀因此附著紅 色噴漆,有現場暨監視錄影翻拍照片在卷可佐(113偵36467 號偵查卷第33至35頁),被告噴漆造成之結果顯已減損該鐵 捲門之美觀效用,告訴人需花費相當時間或金錢,方能清除 上開漆痕,以恢復該住宅鐵捲門之美觀效用,且該鐵捲門上 之噴漆殘餘,甚有可能無法完全清除如原貌,被告所為自已 對告訴人之財產法益構成侵害,而該當「致令不堪用」無疑 。是核被告胡品源所為,係犯刑法第354條之毀損他人物品 罪。  ㈡爰以行為人之責任為基礎,審酌被告僅因與告訴人之財務糾 紛,竟朝告訴人住宅鐵捲門噴漆寫字,致該住宅鐵捲門外觀 喪失美觀功能而不堪使用,而生損害於告訴人,顯然欠缺尊 重他人財產權之觀念,所為實非可取,復衡酌被告前無任何 前案紀錄,有法院前案紀錄表在卷可按,素行尚可;兼衡其 犯後固坦承犯行,然迄今尚未能與告訴人和解獲得諒解或賠 償損害,並考量其犯罪之動機、目的、手段及素行等一切情 狀,量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折算標準,以 資懲儆。 三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項, 逕以簡易判決處刑如主文。 四、如不服本判決,得於判決書送達之翌日起20日內,以書狀敘 述理由(應附繕本),向本院合議庭提出上訴。 本案經檢察官鄭芸聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  114  年  3   月  28  日          刑事第十五庭 法 官 林龍輝 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀(應附 繕本)。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備理由請求 檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期 為準。                 書記官 鄭鈺儒 中  華  民  國  114  年  3   月  29  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第354條 毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用,足以生損害於 公眾或他人者,處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金 。 附件: 臺灣桃園地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                    114年度偵字第4959號   被   告 胡品源 男 21歲(民國00年00月00日生)             住○○市○○區○○街00號             居桃園市○○區○○路000巷00號             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因毀棄損壞案件,業經偵查終結,認為宜以簡易判決處 刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、胡品源基於毀棄損壞他人器物之犯意,於民國113年4月7日2 3時許,至謝游秀英位於桃園○○區○○路000號住處,噴紅漆「 環錢」二字在上開住處鐵捲門,致上開鐵門附著紅色油漆而 難以清除,致喪失美觀之效用,足以生損害於謝游秀英。 二、案經謝游秀英訴由桃園市政府警察局中壢分局報告及本署檢 察官簽分偵辦。     證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實,業據被告胡品源於偵查中坦承不諱,核與證 人謝皓全、證人即告訴人謝游秀英於警詢、證人簡志賢於偵 查中之證述大致相符,復有現場照片1張、監視器翻拍照片3 張在卷可稽,被告犯嫌堪以認定。 二、核被告所為,係犯刑法第354條之毀損罪嫌。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此 致 臺灣桃園地方法院 中  華  民  國  114  年  2   月  2   日               檢察官  鄭芸 本件證明與原本無異         中  華  民  國  114  年  2   月  25  日               書記官  胡雅婷 附記事項: 本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理,法院簡易庭得不傳喚被告、 輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑;被告、被害 人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或 對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時,請即另以 書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。 附錄所犯法條: 中華民國刑法第354條 毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用,足以生損害於 公眾或他人者,處 2 年以下有期徒刑、拘役或 1 萬 5 千元以 下罰金。

2025-03-28

TYDM-114-壢簡-422-20250328-1

桃簡
臺灣桃園地方法院

竊盜

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決   114年度桃簡字第580號 聲 請 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 潘書吟 上列被告因竊盜案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(114年度 偵字第6829號),本院判決如下:   主 文 潘書吟犯竊盜罪,處拘役拾日,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折 算壹日;又犯竊盜罪,處拘役伍日,如易科罰金,以新臺幣壹仟 元折算壹日;又犯竊盜罪,處拘役貳拾日,如易科罰金,以新臺 幣壹仟元折算壹日。應執行拘役貳拾伍日,如易科罰金,以新臺 幣壹仟元折算壹日。   事實及理由 一、本案犯罪事實及證據,均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之 記載(如附件)。 二、論罪科刑:  ㈠核被告潘書吟3次所為,均係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。  ㈡被告所犯3次竊盜犯行間,犯意各別,行為互殊,應予分論併 罰。  ㈢爰以行為人之責任為基礎,審酌被告前有多次竊盜前科,此 有法院前案紀錄表可參,被告仍不思以正途獲取生活所需, 恣意竊取他人之財物,未尊重他人財產權,所為實屬不該, 惟念及被告犯後坦承犯行,並已與告訴人達成和解及賠償損 失,有和解書、臺灣桃園地方檢察署公務電話紀錄單在卷可 按(見偵卷第29、69頁),犯後態度尚可,兼衡被告犯罪之動 機、目的、手段、竊取財物之價值,暨其於警詢自陳專科畢 業、業行政人員、家庭經濟狀況勉持等一切情狀,分別量處 如主文所示之刑,並均諭知易科罰金之折算標準。併定應執 行刑如主文所示,及諭知易科罰金之折算標準,以資懲儆。 三、沒收部分:   按犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之。於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。又宣告前2條之沒 收或追徵,有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價 值低微,或為維持宣告人生活條件之必要者,得不宣告或酌 減之,刑法第38條之1第1項前段、第3項、第38條之2第2項 分別定有明文。經查,被告竊得之聲寶功能快煮鍋1個、無 糖綠茶1瓶、滿漢大餐牛肉麵1碗、黑豆漿1瓶、咖啡杯1組、 炒蝦仁1包、可樂果1包、卡迪那小德薯1包、多力多滋1包等 物,核屬本案犯罪所得,雖未據扣案,亦無證據顯示已實際 合法發還告訴人,依前揭規定,原應依法宣告沒收,並於全 部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。惟被告 已與告訴人達成和解,並賠償新臺幣5千元,業如前述,賠 償金額已遠超過其犯罪所得,足見被告應已弭平告訴人所受 損害,並因此取得告訴人充分之諒解,倘再以刑事程序就其 犯罪所得諭知沒收、追徵,顯有過苛之虞,爰依刑法第38條 之2第2項之規定,不予宣告沒收或追徵。 四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項, 逕以簡易判決處刑如主文。 五、如不服本判決,得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴 狀,上訴於本院第二審合議庭(須附繕本)。   本案經檢察官蔡沛珊聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  114  年  3   月  28  日          刑事第十五庭法 官 林龍輝 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀(應附 繕本)。                書記官 鄭鈺儒 中  華  民  國  114  年  3   月  29  日 附錄本件論罪科刑法條: 中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。 附件: 臺灣桃園地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                     114年度偵字第6829號   被   告 潘書吟 女 47歲(民國00年00月00日生)             住○○市○○區○○○街00號13樓之 4             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因竊盜案件,業經偵查終結,認為宜聲請以簡易判決處 刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、潘書吟意圖為自己不法之所有,基於竊盜之犯意,分別為下 列犯行: (一)於民國113年11月6日下午4時50分許,在桃園市○○區○○路000 號統一超商經國一門市內,徒手竊取貨架上由店長凌志燦管 領之聲寶功能快煮鍋1個、無糖綠茶1瓶(價值共計新臺幣【 下同】624元),得手後,未經結帳即離去。 (二)於113年11月13日下午4時19分許,在上址統一超商經國一門 市內,徒手竊取貨架上由店長凌志燦管領之滿漢大餐牛肉麵 1碗及黑豆漿1瓶(價值共計114元),得手後,未經結帳即離去 。 (三)於113年11月29日上午10時48分許,在上址統一超商經國一 門市內,徒手竊取貨架上由店長凌志燦管領之咖啡杯1組、 炒蝦仁1包、可樂果1包、卡迪那小德薯1包及多力多滋1包( 價值共計1168元),得手後,未經結帳即離去。 二、案經凌志燦訴由桃園市政府警察局桃園分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、上開犯罪事實,業據被告潘書吟於警詢及本署偵查中坦承不 諱,核與證人即告訴人凌志燦於警詢中證述情節相符,並有 商品標價1份、監視器影像截圖23張及監視器光碟1片在卷可 稽,是被告犯嫌堪以認定。 二、核被告所為,係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。被告上開 3次竊盜犯行,犯意各別,行為互殊,請予分論併罰。另雙方 業已和解,並經被告賠償告訴人損失金額而無犯罪所得乙節 ,有和解書1紙在卷可考,爰參酌刑法第38條之2第2項之規定 ,為免過苛,不另聲請宣告沒收或追徵其價額,併予敘明。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此  致 臺灣桃園地方法院 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日                檢 察 官 蔡沛珊 本件證明與原本無異                    中  華  民  國  114  年  3   月  13   日                書 記 官 吳文惠 附記事項: 本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理,法院簡易庭得不傳喚被告、 輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑;被告、被害 人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或 對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時,請即另以 書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。 所犯法條:刑法第320條 中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。

2025-03-28

TYDM-114-桃簡-580-20250328-1

撤緩
臺灣桃園地方法院

撤銷緩刑

臺灣桃園地方法院刑事裁定 114年度撤緩字第87號 聲 請 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 受 刑 人 陳俊宏 上列聲請人因受刑人犯詐欺案件,聲請撤銷緩刑宣告(114年度 執聲字第521號),本院裁定如下:   主 文 陳俊宏之緩刑宣告撤銷。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人陳俊宏因犯詐欺案件,經臺灣高等法 院於民國112年5月11日以111年度原上訴字第257號判決判處 有期徒刑1年2月,緩刑3年,並於112年6月16日確定在案。 然受刑人經臺灣桃園地方檢察署(下稱桃園地檢署)通知於 114年1月15日、114年1月20日到署報到履行保護管束,另於 114年1月31日發告誡函請於114年2月24日到署報告,均未依 期到署。另桃園地檢署觀護人於114年1月11日電話聯繫,觀 護人陳報「去電案主兩支手機欲瞭解案主現況,發現一支關 機中、一支已成空號;因案主已有一個月未按時報到」。綜 上,足認受刑人顯有履行負擔之可能,並無履行之困難,亦 未在監或在押中,且受刑人在保護管束中,更應積極履行, 而非消極不履行,亦未來電桃園地檢署觀護人或書記官請假 ,顯然受刑人無意履行保護管束,是其違反原緩刑所附條件 情節重大,認該緩刑之宣告顯難收其預期效果,而有執行刑 罰之必要,爰依保安處分執行法第74條之2及同法第74條之3 第1項、刑事訴訟法第476條規定聲請撤銷緩刑之宣告等語。 二、按受緩刑之宣告而有下列情形之一,足認原宣告之緩刑難收 其預期效果,而有執行刑罰之必要者,得撤銷其宣告:四、 違反第74條第2項第1款至第8款所定負擔情節重大者,刑法 第75條之1第1項第4款定有明文。又受保護管束人在保護管 束期間內,應遵守左列事項:二、服從檢察官及執行保護管 束者之命令。四、對於身體健康、生活情況及工作環境等, 每月至少向執行保護管束者報告一次。受保護管束人違反前 條各款情形之一,情節重大者,檢察官得聲請撤銷保護管束 或緩刑之宣告,亦為保安處分執行法第74條之2第2、4款、 第74條之3所明定。上開「得」撤銷緩刑之情形,係採裁量 撤銷主義,法官應依職權本於合目的性之裁量,妥適審酌被 告違反規範之客觀情節及所顯現之主觀惡性等情,是否已使 前案宣告之緩刑難收其預期之效果,而確有執行刑罰之必要 ,先予敘明。 三、經查:  ㈠受刑人前因犯詐欺案件,經本院以109年度原訴字第17號判決 判處有期徒刑1年4月,嗣提起上訴,經臺灣高等法院於112 年5月11日以111年度上訴字第257號判決撤銷原判決,改判 處有期徒刑1年2月,緩刑3年,緩刑期間交付保護管束,並 向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合 公益目的之機構或團體,提供60小時之義務勞務,於112年6 月16日確定在案,緩刑期間為112年6月16日至115年6月15日 ,有上開判決書、法院前案紀錄表可稽。  ㈡受刑人於113年11月25日至桃園地檢署報到後,經觀護人當場 告知下次應報到日期為113年12月4日上午及113年12月18日 上午,然受刑人並未到場,經桃園地檢署發函告誡,並先後 通知於114年1月15日、114年1月20日、114年2月24日到桃園 地檢署報到履行保護管束,受刑人均未依指定時間報到,且 經桃園地檢署觀護人於114年1月11日以電話聯繫受刑人未果 ,並陳報略以:去電案主兩支手機欲瞭解案主現況,發現一 支關機中、一支已成空號;因案主已有一個月未按時報到, 擬發函警局進行複數監督等語;又經桃園市政府警察局大園 分局觀音分駐所員警到受刑人家中查訪,得悉受刑人與家人 互動不合,已快一個月未回家,電話未接等語;受刑人之住 所為桃園市○○區○○○街00號,並未異動,均經合法送達;且 受刑人目前因製造第三級毒品案件經桃園地檢署起訴繫屬於 本院騰股,另受刑人目前經新北地方法院通緝等情,此有桃 園地檢署執行保護管束情況約談報告表、送達證書、監督訪 查表、觀護輔導紀要、桃園市政府警察局協助執行保護管束 複數監督查訪表、戶役政資訊網站查詢、桃園地檢署114年 度偵字第730、731號起訴書、法院前案紀錄表等件在卷可憑 ,上開事實均堪認定。本院審酌受刑人犯詐欺罪,而獲緩刑 之寬典,本應積極配合觀護人之管束、輔導,善加把握自新 機會,然其未在監或在押中,未去電向桃園地檢署觀護人或 書記官請假,亦未如期到桃園地檢署報到履行保護管束,有 履行負擔之可能而無履行之困難,顯然受刑人無履行保護管 束之意願甚明,足認受刑人並未因受前開緩刑之宣告而知所 警惕,是本件緩刑之宣告顯難收其預期效果,仍有執行刑罰 之必要。故聲請人聲請撤銷本件緩刑之宣告,核無不合,應 予准許。 四、依刑事訴訟法第476條,裁定如主文。   中  華  民  國  114  年  3  月  28  日          刑事第十五庭 法 官 林龍輝 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。                 書記官 鄭鈺儒 中  華  民  國  114  年  3   月  29  日

2025-03-28

TYDM-114-撤緩-87-20250328-1

壢交簡
臺灣桃園地方法院

公共危險

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決   114年度壢交簡字第350號 聲 請 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 羅先強 上列被告因公共危險案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(114 年度速偵字第406號),本院判決如下:   主   文 羅先強犯不能安全駕駛動力交通工具罪,處有期徒刑貳月,併科 罰金新臺幣壹萬元,有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役,均 以新臺幣壹仟元折算壹日。   犯罪事實及理由 一、本件犯罪事實及證據,均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之 記載(如附件)。 二、論罪科刑:    ㈠核被告羅先強所為,係犯刑法第185條之3第1項第1款之不能 安全駕駛動力交通工具罪。  ㈡爰以行為人之責任為基礎,審酌被告前已有犯不能安全駕駛 動力交通工具罪之前科紀錄(於本案未構成累犯),此有法 院前案紀錄表1 份在卷足參,被告明知酒精成分對人之意識 能力具有不良影響,酒後駕車對一般往來之公眾及駕駛人自 身皆具有高度危險性,仍漠視自己安危,尤罔顧公眾安全, 而其於服用酒類後吐氣酒精濃度達每公升0.69毫克,即已達 不能安全駕駛動力交通工具之程度,仍貿然騎乘普通重型機 車行駛於公眾往來之道路上,未顧及恐生危害於己身及用路 權人之可能,又因酒後操控能力不佳,不慎追撞他人駕駛之 自用小客車(幸無人受傷),所為固屬可議,惟考量其犯後 已坦承犯行,暨其警詢自陳高中畢業之教育程度,目前無業 、小康之家庭經濟狀況等一切情狀,量處如主文所示之刑, 並諭知有期徒刑如易科罰金及罰金如易服勞役之折算標準, 以資懲儆。 三、依刑事訴訟法第449 條第1 項前段、第3 項、第454 條第2 項,逕以簡易判決處刑如主文。 四、如不服本判決,得自收受送達之翌日起20日內,向本院管轄 第二審之合議庭提起上訴(須附繕本)。 本案經檢察官張家維聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  114  年  3   月  28  日          刑事第十五庭法 官 林龍輝 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀(應附 繕本)。                書記官 鄭鈺儒 中  華  民  國  114  年  3   月  31  日 附錄本件論罪科刑法條: 中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者,處三年以下有期徒刑, 得併科三十萬元以下罰金: 一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度 達百分之零點零五以上。 二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物,致不 能安全駕駛。 三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物 達行政院公告之品項及濃度值以上。 四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類 之物,致不能安全駕駛。 因而致人於死者,處三年以上十年以下有期徒刑,得併科二百萬 元以下罰金;致重傷者,處一年以上七年以下有期徒刑,得併科 一百萬元以下罰金。 曾犯本條或陸海空軍刑法第五十四條之罪,經有罪判決確定或經 緩起訴處分確定,於十年內再犯第一項之罪因而致人於死者,處 無期徒刑或五年以上有期徒刑,得併科三百萬元以下罰金;致重 傷者,處三年以上十年以下有期徒刑,得併科二百萬元以下罰 金。  附件: 臺灣桃園地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                    114年度速偵字第406號   被   告 羅先強 男 54歲(民國00年00月0日生)             住○○市○鎮區○○街00巷0號             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因公共危險案件,業經偵查終結,認為宜聲請以簡易判 決處刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:      犯罪事實 一、羅先強自民國114年2月18日晚間7時20分許至同日晚間8時20 分許止,在桃園市○鎮區○○路0段000號之羊肉爐餐廳飲用啤 酒,明知飲酒後已達不得駕駛動力交通工具之程度,仍基於 酒後駕駛動力交通工具之犯意,旋自該處騎乘車牌號碼000- 000號普通重型機車上路。嗣於同日晚間8時48分許,行經桃 園市○鎮區○○路0段00號前,因酒後注意力無法集中,不慎追 撞前方由鍾明徨所駕駛之車牌號碼000-0000號自用小客車( 幸無人受傷)。經警據報前往現場處理,並於同日晚間9時1 分許,測得其吐氣酒精濃度達每公升0.69毫克。 二、案經桃園市政府警察局平鎮分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實,業據被告羅先強於警詢及本署偵訊中坦承不 諱,核與證人鍾明徨於警詢時證述情節相符,復有酒精測定 紀錄表、桃園市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知 單影本、道路交通事故現場圖、道路交通事故調查表㈠、㈡各 1份及監視器畫面暨現場照片23幀等資料在卷可稽,被告犯 嫌已堪認定。 二、核被告所為,係犯刑法第185條之3第1項第1款之公共危險罪 嫌。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此 致 臺灣桃園地方法院 中  華  民  國  114  年  2   月  26  日                檢 察 官 張家維 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  114  年  3   月  14  日                書 記 官 謝詔文 當事人注意事項: 本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理,法院簡易庭得不傳喚被告、 輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑;被告、被害 人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或 對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時,請即另以 書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。 附錄本案所犯法條: 中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者,處 3 年以下有期徒刑 ,得併科 30 萬元以下罰金: 一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度   達百分之零點零五以上。 二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物,致不   能安全駕駛。 三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物   達行政院公告之品項及濃度值以上。 四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類   之物,致不能安全駕駛。 因而致人於死者,處 3 年以上 10 年以下有期徒刑,得併科 2 百萬元以下罰金;致重傷者,處 1 年以上 7 年以下有期徒刑, 得併科 1 百萬元以下罰金。 曾犯本條或陸海空軍刑法第 54 條之罪,經有罪判決確定或經緩 起訴處分確定,於十年內再犯第 1 項之罪因而致人於死者,處 無期徒刑或 5 年以上有期徒刑,得併科 3 百萬元以下罰金;致 重傷者,處 3 年以上 10 年以下有期徒刑,得併科 2 百萬元以 下罰金。

2025-03-28

TYDM-114-壢交簡-350-20250328-1

臺灣桃園地方法院

恐嚇

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決   114年度簡字第115號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 謝茹萍 上列被告因恐嚇案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第16225 號),被告於本院準備程序自白犯罪,本院認宜以簡易判決處刑 ,不經通常審判程序,逕以簡易判決處刑如下:   主  文 謝茹萍犯恐嚇危害安全罪,處拘役貳拾日,如易科罰金,以新臺 幣壹仟元折算壹日。   犯罪事實及理由 一、本件犯罪事實及證據,除證據部分補充:「被告謝茹萍於本 院訊問時之自白」(見本院易字卷第155頁) 外,其餘均引 用檢察官起訴書之記載 (如附件)。 二、論罪科刑  ㈠核被告謝茹萍所為,係犯刑法第305條之恐嚇危害安全罪。被 告基於單一之恐嚇犯意,在密接的時間,對告訴人接續傳送 恐嚇訊息,各行為之獨立性薄弱,應屬接續犯之一罪。  ㈡爰審酌被告謝茹萍因與告訴人陳明信有債務糾紛,竟不思理 性溝通,以上開方式恐嚇告訴人,使告訴人心生畏懼,侵害 告訴人之自由法益,足見被告法治觀念尚待加強,所為殊值 非難。惟念及被告終能坦承其犯行,犯後態度尚可,暨被告 自述專科畢業之教育程度、待業、家庭經濟狀況普通(見本 院易字卷第156頁)等一切情狀,量處如主文所示之刑,並 諭知易科罰金之折算標準,以示懲儆。  三、據上論斷,應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條 第2項,逕以簡易判決處刑如主文。    四、如不服本判決,應於判決送達後20日內,向本院提出上訴狀 ,上訴於本院第二審合議庭(應附繕本)。 本案經檢察官郝中興提起公訴,檢察官江亮宇到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  28  日          刑事第十五庭 法 官 林龍輝 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀(應附 繕本)。                 書記官 鄭鈺儒 中  華  民  國  114  年  3   月  29  日 附錄本判決論罪科刑之法條: 中華民國刑法第305條 以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人,致生危害 於安全者,處2年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 附件: 臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書                   113年度偵字第16225號   被   告 謝茹萍 女 52歲(民國00年0月00日生)             住○○市○○區○○路000號3樓之1             居桃園市○○區○○路0000號9樓之6             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因妨害自由案件,已經偵查終結,認應提起公訴,茲將 犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、謝茹萍因不滿陳明信向其催討欠款,竟基於恐嚇之犯意,於 民國112年11月10日下午5時42分許,在不詳地點,利用LINE 通訊軟體,傳送「你敢弄到警局,我就玩大點,我就把你全 家滅門!!說到做到!不用懷疑!!」、「台語一句話,法 院通塔位,你不知道嗎!!」等加害生命之訊息予陳明信, 而以此等方式恫嚇陳明信,致陳明信心生畏懼。 二、案經陳明信訴由桃園市政府警察局蘆竹分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實: 編號 證據名稱 待證事實 1 被告謝茹萍於警詢時之供述 被告矢口否認有何上開犯行,辯稱:伊手機常常當機,LINE的聯絡人跟手機通訊錄資料有些都不見,伊懷疑手機被駭,伊沒有傳過那些訊息給告訴人云云。 2 告訴人陳明信於警詢及偵查中之指訴 證明全部犯罪事實。 3 被告與告訴人LINE對話紀錄擷圖13張 證明被告除上開恐嚇訊息外,亦同時傳送與告訴人間借款之細節事項,倘係手機遭駭客入侵,當不致傳送與借款有關內容之訊息,是被告所辯,不足可採。 二、核被告所為,係犯刑法第305條恐嚇危安罪嫌。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此  致 臺灣桃園地方法院 中  華  民  國  113  年  4   月  30  日                檢察官 郝 中 興 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  5   月  7   日                書記官 林 敬 展 附錄所犯法條全文: 中華民國刑法第305條 以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人,致生危害 於安全者,處 2 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。

2025-03-28

TYDM-114-簡-115-20250328-1

桃交簡
臺灣桃園地方法院

公共危險

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決   114年度桃交簡字第395號 聲 請 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 簡上淵 上列被告因公共危險案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(114 年度速偵字第428號),本院判決如下:   主   文 簡上淵犯不能安全駕駛動力交通工具罪,處有期徒刑參月,如易 科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。   犯罪事實及理由 一、本件犯罪事實及證據,均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之 記載(如附件)。 二、論罪科刑:   ㈠核被告簡上淵所為,係犯刑法第185條之3第1項第1款之不能 安全駕駛動力交通工具罪。  ㈡被告有如聲請書所載論罪科刑執行完畢之事實,有法院前案 紀錄表1 份在卷可稽,其於5 年內故意再犯本件有期徒刑以 上之罪,為累犯,而參照司法院大法官會議釋字第775號解 釋意旨,認被告構成累犯之罪為不能安全駕駛動力交通工具 罪,又再犯此相同罪名之犯行,具有特別惡性及對刑罰反應 力薄弱之情形,本案縱於加重最低本刑之處斷刑範圍內再依 後述審酌事項量處具體之宣告刑,並無罪刑不相當之情形, 而有依刑法第47條第1 項加重法定最低本刑之必要,故依刑 法第47條第1 項規定,加重其刑。另依最高法院110年度台 上大字第5660號裁定意旨,基於精簡裁判,本判決主文不為 累犯之諭知,附此說明。  ㈢爰以行為人之責任為基礎,除上開構成累犯之前科資料不再   予以重複評價外,審酌被告明知酒精成分對人之意識能力具 有不良影響,酒後駕車對一般往來之公眾及駕駛人自身皆具 有高度危險性,仍漠視自己安危,尤罔顧公眾安全,而其於 服用酒類後吐氣酒精濃度達每公升0.25毫克,即已達不能安 全駕駛動力交通工具之程度,仍貿然騎乘普通重型機車行駛 於公眾往來之道路上,雖未發生交通事故,但仍有危害行車 安全之虞,至有不該,惟念其犯後對其犯行坦承不諱,態度 尚可,兼衡其警詢自陳大學肄業之教育程度,業水電、勉持 之家庭經濟狀況等一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知 易科罰金之折算標準,以資懲儆。 三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項, 逕以簡易判決處刑如主文。 四、如不服本判決,得自收受送達之翌日起20日內,向本院管轄 第二審之合議庭提起上訴(須附繕本)。 本案經檢察官李旻蓁聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  114  年  3   月  28  日          刑事第十五庭法 官 林龍輝 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀(應附 繕本)。                書記官 鄭鈺儒 中  華  民  國  114  年  3   月  29  日 附錄本件論罪科刑法條: 中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者,處三年以下有期徒刑, 得併科三十萬元以下罰金: 一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度 達百分之零點零五以上。 二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物,致不 能安全駕駛。 三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物 達行政院公告之品項及濃度值以上。 四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類 之物,致不能安全駕駛。 因而致人於死者,處三年以上十年以下有期徒刑,得併科二百萬 元以下罰金;致重傷者,處一年以上七年以下有期徒刑,得併科 一百萬元以下罰金。 曾犯本條或陸海空軍刑法第五十四條之罪,經有罪判決確定或經 緩起訴處分確定,於十年內再犯第一項之罪因而致人於死者,處 無期徒刑或五年以上有期徒刑,得併科三百萬元以下罰金;致重 傷者,處三年以上十年以下有期徒刑,得併科二百萬元以下罰 金。 附件: 臺灣桃園地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                   114年度速偵字第428號   被   告 簡上淵 男 39歲(民國00年00月00日生)             住○○市○○區○○街00巷00號5樓             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因公共危險案件,業經偵查終結,認為宜聲請以簡易判 決處刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、簡上淵前因公共危險案件,經臺灣桃園地方法院以113年度 桃交簡字第1026號判決判處有期徒刑2月確定,於民國114年 1月9日易科罰金執行完畢。詎其仍不知悔改,自114年2月20 日中午12時許起至同日下午1時許止,在桃園市○○區鎮○路00 號之工地飲用啤酒2罐後,明知飲酒後不得駕駛動力交通工 具,仍基於酒後駕駛動力交通工具之犯意,於同日下午5時 許自該處騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車上路,嗣於 同日下午5時12分許,行經桃園市○○區○○路000號前,為警攔 檢盤查,並經測得其吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克。 二、案經桃園市政府警察局桃園分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實,業據被告簡上淵於警詢及偵查中坦承不諱, 並有桃園市政府警察局桃園分局呼氣酒精濃度測試器測定值 列印聯影本、桃園市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通 知單、車輛詳細資料報表報表各1份等在卷可稽,被告犯嫌堪 以認定。 二、核被告所為,係犯刑法第185條之3第1項第1款公共危險罪嫌 。又被告前有如犯罪事實欄所載論罪科刑及執行情形,有本 署刑案資料查註紀錄表附卷可稽,其於有期徒刑執行完畢後 ,5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪,為累犯。又被 告本案所為,與前案之犯罪類型、罪質及法益侵害結果均相 同,又再犯本案犯行,足認其法律遵循意識及對刑罰之感應 力均薄弱,本件加重其刑,並無司法院大法官釋字第775號 解釋意旨所指可能使被告所受刑罰超過其應負擔罪責之虞, 請依刑法第47條第1項規定,加重其刑。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此 致 臺灣桃園地方法院 中  華  民  國  114  年  3   月  3   日              檢 察 官 李旻蓁 本件正本證明與原本無異   中  華  民  國  114  年  3   月  13  日              書 記 官 王韋斯 當事人注意事項: 本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理,法院簡易庭得不傳喚被告、 輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑;被告、被害 人、告訴人等對告訴乃論案件,如已達成民事和解而要撤回告訴 或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時,請即另 以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。 所犯法條: 中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者,處 3 年以下有期徒刑 ,得併科 30 萬元以下罰金: 一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度   達百分之零點零五以上。 二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物,致不   能安全駕駛。 三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物   達行政院公告之品項及濃度值以上。 四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類   之物,致不能安全駕駛。 因而致人於死者,處 3 年以上 10 年以下有期徒刑,得併科 2 百萬元以下罰金;致重傷者,處 1 年以上 7 年以下有期徒刑, 得併科 1 百萬元以下罰金。 曾犯本條或陸海空軍刑法第 54 條之罪,經有罪判決確定或經緩 起訴處分確定,於十年內再犯第 1 項之罪因而致人於死者,處 無期徒刑或 5 年以上有期徒刑,得併科 3 百萬元以下罰金;致 重傷者,處 3 年以上 10 年以下有期徒刑,得併科 2 百萬元以 下罰金。

2025-03-28

TYDM-114-桃交簡-395-20250328-1

金訴
臺灣桃園地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度金訴字第1147號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 陳建榮 上列被告因違反洗錢防制法等案件,經檢察官提起公訴(113年 度偵字第5189號),本院判決如下:   主 文 陳建榮幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪,處有 期徒刑貳月,併科罰金新臺幣伍仟元,罰金如易服勞役,以新臺 幣壹仟元折算壹日。   犯罪事實 一、陳建榮明知金融機構帳戶係個人理財之重要工具,為攸關個 人財產、信用之表徵,且一般民眾至金融機構申請開立存款 帳戶,並無特別限制,其能預見提供金融帳戶予不明人士使 用,常與詐欺等財產犯罪密切相關,可作為不明人士遂行詐 欺取財等犯罪之工具,將可能遭不明人士作為詐欺被害人並 指示被害人匯入款項之用,再將該犯罪所得提取轉出,製造 金流斷點,以掩飾、隱匿犯罪所得真正去向、所在而逃避檢 警之追緝,竟基於縱使帳戶被用以收受詐欺贓款、製造金流 斷點,亦不違背其本意之幫助詐欺取財與幫助洗錢之不確定 故意,於民國112年9月5日晚間9時9分前不詳時間,在臺灣 地區不詳地點,以不詳方式將其所申辦中國信託商業銀行帳 號000000000000號帳戶(下稱本案帳戶)之提款卡(含密碼 )、行動銀行帳號、密碼等資料提供詐欺集團不詳成員。嗣 該詐欺集團成員即共同意圖為自己不法之所有,基於詐欺取 財之犯意聯絡,自112年7月23日下午4時1分許,接續利用社 群軟體INSTAGRAM(下稱IG)暱稱「文」、通訊軟體LINE暱 稱「黃浩文」等帳號與朱聿渟聯繫,佯稱可投資虛擬貨幣獲 利云云,致朱聿渟陷於錯誤,於112年9月5日晚間9時9分許 、同日晚間9時12分許,分別轉帳新臺幣(下同)3萬元、2 萬元至本案帳戶,旋遭詐欺集團不詳成員提領及利用行動銀 行功能轉出而掩飾、隱匿犯罪所得之去向。嗣因朱聿渟發覺 有異報警處理,始循線查悉上情。 二、案經朱聿渟訴由臺中市政府警察局烏日分局及桃園市政府警 察局桃園分局報告臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查起訴。   理 由 壹、程序部分   本案下列引用之供述及非供述證據,檢察官、被告陳建榮於 本院準備程序及審理程序時,均表示沒有意見【本院113年 度金訴字第1147號卷(下稱金訴卷)第105頁至112頁、173 頁至180頁】,並於言詞辯論終結前均未有所異議,本院審 酌該等證據作成之客觀情況均無不當,且與待證事實攸關, 亦無不宜作為證據之情事,依刑事訴訟法第159之5條第2項 規定及同法第158條之4之反面解釋,均有證據能力。 貳、實體部分 一、認定犯罪事實所憑之證據及理由  ㈠上開犯罪事實,業據被告於本院審理時坦承不諱(金訴卷第1 73頁至180頁),且經證人即告訴人朱聿渟於警詢時證述綦 詳【臺灣桃園地方檢察署113年度偵字第5189號卷(下稱偵 卷)第42頁至45頁】,並有本案帳戶之基本資料、交易明細 (偵卷第29頁至37頁)、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄 表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制 通報單(偵卷第47頁至52頁)、ATM轉帳收據、交易明細擷 圖(偵卷第54頁、55頁)、虛擬貨幣交易紀錄擷圖(偵卷第 56頁、57頁)在卷可稽,足認被告之任意性自白確與事實相 符,堪以採信。  ㈡綜上,本案事證明確,被告犯行洵堪認定,應依法論科。 二、論罪科刑  ㈠新舊法比較  ⒈按行為後法律有變更者,適用行為時之法律,但行為後之法 律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較,應就與罪刑有關之 法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情 形,依具體個案綜其檢驗結果比較後,整體適用法律(最高 法院113年度台上字第2303號刑事判決參照)。而被告行為 後,洗錢防制法於113年7月31日修正公布並自同年8月2日起 生效施行。  ⒉查,113年7月31日修正前之洗錢防制法第2條第1項第1款規定 「本法所稱洗錢指意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使 他人逃避刑事追訴,而移轉或變更特定犯罪所得」;修正後 之洗錢防制法第2條第1項第1款則規定「本法所稱洗錢指隱 匿特定犯罪所得或掩飾其來源」,固擴大洗錢行為之定義, 然被告本案所為均該當修正前後之洗錢行為,尚無新舊法比 較之必要。  ⒊次查,被告行為時法即113年7月31日修正前洗錢防制法第14 條第1項原規定「有第二條各款所列洗錢行為者,處7年以下 有期徒刑,併科新臺幣5百萬元以下罰金。」,裁判時法即 修正後洗錢防制法第19條第1項則規定「有第二條各款所列 洗錢行為者,處三年以上十年以下有期徒刑,併科新臺幣一 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億 元者,處六月以上五年以下有期徒刑,併科新臺幣五千萬元 以下罰金。」是經比較新舊法,修正後洗錢防制法第19條第 1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」 之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑,似較有利於被告 。惟關於113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第3項所規 定「(洗錢行為)不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之 刑」之科刑限制,因本案前置特定不法行為係刑法第339條 第1項普通詐欺取財罪,而113年7月31日修正前一般洗錢罪 (下稱舊一般洗錢罪)之法定本刑雖為7年以下有期徒刑, 但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下 有期徒刑之拘束,形式上固與典型變動原法定本刑界限之「 處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同,然此等對於法院刑罰 裁量權所為之限制,已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架, 自應納為新舊法比較事項之列(最高法院113年度台上字第2 303號刑事判決參照)。是揆諸前揭加減原因與加減例之說 明,若適用113年7月31日修正前洗錢防制法即被告行為時法 論以一般洗錢罪,其量刑範圍(類處斷刑)為有期徒刑2月 至5年;倘適用修正後洗錢防制法即現行法論以一般洗錢罪 ,其處斷刑框架則為有期徒刑6月至5年,綜合比較結果,應 認113年7月31日修正前洗錢防制法即被告行為時法之規定較 有利於被告。  ⒋再查,有關減刑之規定,被告行為時法即113年7月31日修正 前洗錢防制法第16條第2項:「犯前4條之罪,在偵查及歷次 審判中均自白者,減輕其刑。」。裁判時法即113年7月31日 修正後洗錢防制法第23條3項則規定:「犯前4條之罪,在偵 查及歷次審判中均自白者,『如有所得並自動繳交全部所得 財物者』,減輕其刑;『並因而使司法警察機關或檢察官得以 扣押全部洗錢之財物或財產上利益,或查獲其他正犯或共犯 者,減輕或免除其刑』」。因依行為時法之規定,行為人須 於偵查及歷次審判中均自白,裁判時法另新增訂如有所得並 自動繳交全部所得財物者,始符減刑規定,經比較之結果, 修法後之結果較為嚴格,應認行為時法即113年7月31日修正 前洗錢防制法第16條第2項規定對被告較為有利。  ⒌綜上,經本院比較新舊法適用之結果,不論是就被告所犯一 般洗錢罪部份以及洗錢罪之減刑事由,均是以行為時之洗錢 防制法對於被告較為有利,是依首開說明所揭示,法律變更 之比較應整體適用法律之原理原則,就被告所犯一般洗錢罪 及相關減刑事由,均應整體適用被告行為時即113年7月31日 修正前洗錢防制法第2條、第14條、第16條第2項規定。  ㈡次按刑法第30條之幫助犯,係以行為人主觀上有幫助故意, 客觀上有幫助行為,即對於犯罪與正犯有共同認識,而以幫 助意思,對於正犯資以助力,但未參與實行犯罪之行為者而 言。幫助犯之故意,除需有認識其行為足以幫助他人實現故 意不法構成要件之「幫助故意」外,尚需具備幫助他人實現 該特定不法構成要件之「幫助既遂故意」,惟行為人只要概 略認識該特定犯罪之不法內涵即可,無庸過於瞭解正犯行為 之細節或具體內容。洗錢防制法第14條第1項規定之一般洗 錢罪與同法第3條所列之特定犯罪係不同構成要件之犯罪, 各別行為是否該當於一般洗錢罪或特定犯罪,應分別獨立判 斷,特定犯罪僅係洗錢行為之「不法原因聯結」,即特定犯 罪之「存在」及「利得」,僅係一般洗錢罪得以遂行之情狀 ,而非該罪之構成要件行為,特定犯罪之既遂與否與洗錢行 為之實行間,不具有時間先後之必然性,只要行為人著手實 行洗錢行為,在後續因果歷程中可以實現掩飾、隱匿特定犯 罪所得之效果,即得以成立一般洗錢罪。以「人頭帳戶」為 例,當詐欺集團取得「人頭帳戶」之實際管領權,並指示被 害人將款項匯入與犯罪行為人無關之「人頭帳戶」時,即已 開始共同犯罪計畫中,關於去化特定犯罪所得資金之不法原 因聯結行為,就其資金流動軌跡而言,在後續之因果歷程中 ,亦可實現掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果,此時即應認已 著手洗錢行為(最高法院111年度台上字第3197號判決意旨 參照)。經查,被告雖提供其所申辦之本案帳戶,使本案詐 欺集團得以利用本案帳戶,作為渠等向被害人即告訴人朱聿 渟收取詐欺款項,而遂行詐欺取財與洗錢犯罪,然無證據證 明被告與本案詐欺集團成員間有犯意聯絡或行為分擔,亦無 證據證明被告有參與實施詐欺取財及洗錢犯行之構成要件行 為,是被告提供本案帳戶之行為,僅係對於本案詐欺集團成 員所為詐欺取財及洗錢犯行之實行有所助益,而屬參與詐欺 取財罪及洗錢罪之構成要件行為以外之行為,依前揭說明, 自應論以詐欺取財罪及洗錢罪之幫助犯。  ㈢核被告所為,係犯刑法第30條第1項前段、修正前之洗錢防制 法第14條第1項之幫助一般洗錢罪,及刑法第30條第1項前段 、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。本案詐欺集團成員基於 單一詐欺及洗錢犯意,於密切接近之時間、地點詐騙告訴人 ,使其於上開犯罪事實欄所載之時間陸續匯款至詐欺集團成 員所指定帳戶後,再由詐欺集團成員分別提領一空,係侵害 同一被害人之法益,行為之獨立性極為薄弱,依一般社會健 全觀念,在時間差距上,難以強行分開,在刑法評價上,以 視為數個舉動之接續實行,合為包括之一行為予以評價,較 為合理,而屬接續犯,應僅論以包括之一罪,是被告亦應僅 成立一罪。又被告係以單一一次交付本案帳戶之行為同時觸 犯幫助詐欺取財罪、幫助洗錢罪,屬想像競合犯,應依刑法 第55條規定,從一重論以幫助洗錢罪。  ㈣被告基於幫助他人之犯意,而實行犯罪構成要件以外之行為 ,應論以幫助犯,依刑法第30條第2項規定,按正犯之刑減 輕之。  ㈤另被告雖於本院審理時坦承其犯行(金訴卷第173頁至180頁 ),惟依113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項之規 定,須於偵查及歷次審判中均自白者,始可依該條規定減刑 ,而被告於偵查中並未坦承其犯行(偵卷第115頁至119頁、 149頁至150頁),於本院審理始坦承犯行,即與該條規定之 減刑要件不符,自無從依該條規定減輕其刑。  ㈥爰以行為人之責任為基礎,審酌被告明知當今社會詐欺案件 頻傳,且不論新聞媒體、報章雜誌已多次宣導切勿提供金融 帳戶給他人,被告已能預見將本案帳戶交付他人使用,可能 因此幫助他人遂行詐欺及洗錢犯行,竟仍無視我國政府一再 宣誓掃蕩詐騙,犯罪之決心及法規禁令,而輕率將本案帳戶 提供予本案詐欺集團成員使用,致告訴人受有財產上損害, 並使犯罪追查趨於複雜,已影響社會正常交易安全及秩序, 且增加求償之困難度,實值非難。並考量被告犯後終能坦承 犯行,且已與告訴人達成調解並持續履行調解條件,有本院 113年度附民移調字第1524號調解筆錄、告訴人之陳報狀、 被告所提出之轉帳擷圖(金訴卷第113頁、114頁、169頁、1 81頁、182頁)為證,可見被告已有悔悟並積極彌補告訴人 之損失,犯後態度並非惡劣。佐以被告於本案先前有多次因 詐欺案件遭檢察官起訴或遭法院判刑之前科紀錄,有臺灣高 等法院被告前案紀錄表在卷可稽(金訴卷第11頁至13頁), 堪認被告素行尚非良好。再參酌被告之犯罪動機、目的、手 段、程度及告訴人所受之損害等節,暨兼衡被告於本院審理 時自陳其現為大學在學中、目前是學生,經濟狀況普通(金 訴卷第178頁)等一切情狀,量處如主文所示之刑,並就併 科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。 三、沒收  ㈠按犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之;於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額;宣告前二條之沒收 或追徵,有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值 低微,或為維持受宣告人生活條件之必要者,得不宣告或酌 減之,刑法第38條之1第1項前段、第3項、第38條之2第2項 分別定有明文。經查,卷內並無證據足認被告提供本案帳戶 給本案詐欺集團使用,有實際獲得任何報酬或利益,即難認 被告有因本案而獲得任何不法利得或報酬,況就告訴人於本 案遭詐得之5萬元,亦與被告達成調解,由被告全數賠償, 有本院113年度附民移調字第1524號調解筆錄(金訴卷第113 頁、114頁)附卷可查,倘對被告再行宣告沒收實有過苛, 自無須依上開規定宣告沒收、追徵其犯罪所得。  ㈡次按沒收適用裁判時之法律,刑法第2條第2項定有明文。查 被告行為後,洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物 或財產上利益之規定,業經修正為同法第25條第1項規定: 「犯第十九條、第二十條之罪,洗錢之財物或財產上利益, 不問屬於犯罪行為人與否,沒收之」,並於113年7月31日公 布,而於同年0月0日生效施行,自應適用裁判時即上開修正 後之現行規定,合先敘明。經查,告訴人匯入本案帳戶之款 項已遭本案詐欺集團成員轉匯一空,則該等款項已不在被告 實力支配之下,亦無證據證明被告就該款項具有事實上之管 領、處分權限,且被告並無經檢警現實查扣或個人仍得支配 處分之洗錢標的,參酌洗錢防制法第25條第1項修正說明意 旨,尚無執行沒收俾澈底阻斷金流或減少犯罪行為人僥倖心 理之實益,且為避免對被告執行沒收、追徵造成過苛之結果 ,故爰不就此部分款項予以宣告沒收,併此敘明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官謝咏儒提起公訴,檢察官黃于庭到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  27  日           刑事第十五庭 審判長法 官 林龍輝                    法 官 郭于嘉                    法 官 朱家翔 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。                    書記官 劉璟萱 中  華  民  國  114  年  3   月  27  日 附錄本案所犯法條: 刑法第30條 幫助他人實行犯罪行為者,為幫助犯。雖他人不知幫助之情者, 亦同。 幫助犯之處罰,得按正犯之刑減輕之。 刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下 罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。 113年8月2日修正前之洗錢防制法第14條 有第2條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺幣 五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。 前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 前項之未遂犯罰之。

2025-03-27

TYDM-113-金訴-1147-20250327-1

簡上
臺灣桃園地方法院

詐欺

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度簡上字第403號 上 訴 人 即 被 告 李典勲 輔 佐 人 李宋春妹 選任辯護人 李國煒律師 上列上訴人即被告因詐欺案件,不服本院於中華民國113年6月19 日所為113年度壢簡字第1196號第一審刑事簡易判決(聲請簡易 判決處刑案號:113年度速偵字第1411號),提起上訴,本院管 轄之第二審合議庭判決如下:   主 文 原判決關於沒收部分撤銷。 其餘上訴駁回。 李典勲緩刑貳年。   理 由 一、按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之,刑 事訴訟法第348條第3項定有明文,此於對於簡易判決之上訴 ,依刑事訴訟法第455條之1第3項規定準用之。經查,原審 判決後,上訴人即被告李典勲固提起上訴,並於刑事上訴狀 請求為無罪之諭知【本院113年度簡上字第403號卷(下稱簡 上卷)卷一第13頁至15頁】,惟其於本院審理程序時已明示 僅針對原審判決關於量型及沒收部分上訴,對於事實不爭執 (簡上卷第79頁),揆諸首揭規定,本院審理範圍即僅限於 原判決之量刑及沒收部分,至本案之犯罪事實、證據及論罪 等其他部分,則皆不在本件審判範圍內。 二、被告上訴意旨略以:伊於犯後已坦承犯行,且已與告訴人達 成和解,請求從輕量刑,並給予緩刑之機會等語。 三、上訴駁回部分  ㈠按刑事審判之量刑,在於實現刑罰權之分配的正義,故法院 對科刑判決之被告量刑,應符合罪刑相當原則,使罰當其罪 ,此所以刑法第57條明定科刑時應審酌一切情狀,尤應注意 該條所列各款情形,以為科刑輕重之標準。而量刑之輕重, 係實體法上賦予事實審法院得依職權自由裁量之事項,苟法 院於量刑時,已以行為人之責任為基礎,並斟酌刑法第57條 各款所列情狀,而未逾越法定範圍,又未濫用其職權,即不 得遽指為違法(最高法院72年台上字第6696號、75年台上字 第7033號、96年度台上字第760號判決意旨參照)。次按刑 罰之量定,固屬法院自由裁量之職權行使,但仍應審酌刑法 第57條所列各款事由及一切情狀,為酌量輕重之標準,並非 漫無限制,除不得逾越法律所規定之範圍外,並應具妥當性 及合目的性,符合罪刑相當原則。在同一犯罪事實與情節, 如別無其他加重或減輕之原因,下級審法院量定之刑,亦無 過重或失輕之不當情形,則上級審法院對下級審法院之職權 行使,原則上應予尊重(最高法院85年度台上字第2446號、 95年度台上字第6617號判決意旨參照)。  ㈡經查,原審以行為人之責任為基礎,審酌被告明知自己並無 付款之意願與能力,仍至藏壽司店內消費,所為實有不該; 惟念被告於偵查時終能坦承所犯,犯後態度尚可;兼衡其如 臺灣高等法院被告前案紀錄表所載之前科素行,及其於警詢 時自陳之教育程度、家庭經濟狀況及職業等一切情狀,量處 拘役15日,並諭知以新臺幣(下同)1,000元折算1日為其易 科罰金之折算標準。本院認原審就刑之量定,已斟酌刑法第 57條各款所列情形及其他科刑事項,且原審判決所量處之刑 度既未逾越法定刑度,亦未濫用裁量之權限,所量處之刑應 屬適當,於法並無違誤。又被告於上訴後,雖已與被害人即 告訴人達成調解,並已依約履行完畢,告訴人亦表明不願追 究被告之刑事責任等節,有和解書影本為證(簡上卷卷一第 19頁;簡上卷卷二第61頁)為證,雖為原審未及審酌,惟執 此與原判決量刑所據之理由為整體、綜合之觀察,並衡酌被 告所犯係刑法第339條第1項之詐欺取財罪,而原審所量處之 刑度僅為拘役15日,難認原審有何違反公平、比例及罪刑相 當原則致明顯過重或失輕之處,是本院對原審之職權行使, 自應予以尊重,以維科刑之安定性。從而,被告提起上訴請 求從輕量刑,為無理由,應予駁回。 四、緩刑   又被告於本案發生前,並未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑 之宣告,此有臺灣高等法院被告前案紀錄表(簡上卷第23頁 )在卷可憑。考量被告犯後已坦承犯行,並與告訴人達成調 解且如數賠償完畢等節,已如前述,雖其因一時失慮,致罹 刑典,所為固屬不當,諒被告經此偵審程序及科刑教訓後, 當能知所警惕,酌以刑罰固屬國家對於犯罪行為人,以剝奪 法益之手段,所施予之公法上制裁,惟其積極目的,仍在預 防犯罪行為人之再犯,故對於惡性未深者,若因偶然觸法即 令其入獄服刑,誠非刑罰之目的,且告訴人已表明不願追究 被告之刑事責任等語,有和解書影本(簡上卷卷一第19頁; 簡上卷卷二第61頁)附卷可查,本院因認前開對被告所宣告 之刑以暫不執行為適當,爰依刑法第74條第1項第1款規定, 均併予宣告緩刑2年,以啟自新。 五、撤銷原判決關於沒收部分   按犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之;犯罪所得已實際 合法發還被害人者,不予宣告沒收或追徵,刑法第38條之1 第1項前段、第5項分別定有明文。查本件原審判決就未扣案 之犯罪所得740元宣告沒收,並於全部或一部不能沒收或不 宜執行沒收時,追徵其價額,固非無見,惟被告業已與告訴 人達成和解,並賠償告訴人740元,告訴人亦已拋棄其餘請 求權等情,有前揭和解書影本(簡上卷卷一第19頁;簡上卷 卷二第61頁)在卷可稽,足認被告於本案中之犯罪所得均已 實際發還告訴人,依刑法第38條之1第5項規定,應不予宣告 沒收,原審未及審酌此情,似有未合,自應由本院就此部分 撤銷改判。 據上論斷,應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第368條 、第369條第1項前段、第373條,判決如主文。 本案檢察官鄭芸提起聲請簡易判決處刑,檢察官黃于庭到庭執行 職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  27  日           刑事第十五庭 審判長法 官 林龍輝                    法 官 郭于嘉                    法 官 朱家翔 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                    書記官 劉璟萱 中  華  民  國  114  年  3   月  27  日 附錄本案所犯法條: 刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下 罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。

2025-03-27

TYDM-113-簡上-403-20250327-1

臺灣桃園地方法院

違反個人資料保護法等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度訴字第888號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 伍仲威 選任辯護人 吳志南律師 上列被告因違反個人資料保護法等案件,經檢察官提起公訴(11 3年度偵字第29722號),本院判決如下:   主 文 伍仲威被訴違反個人資料保護法部分無罪。 其餘被訴部分公訴不受理。   理 由 壹、無罪部分 一、公訴意旨略以:被告伍仲威為警政時報(址設臺北市○○區○○ 路000號9樓之3)之社長,職掌負責統籌新聞、資金調動、 公司營運、決定新聞定稿。被告明知非公務機關對個人資料 之蒐集、處理,應有特定目的,並於特定目的必要範圍內為 之,竟未經查證社群網站PTT(下稱PTT)看板、臉書粉絲專 頁「靠北長官」(下稱靠北長官)之「m0000000(akakaze) 」帳號發表標題「[問卦]教召衰仔慘兮兮教準長官睡人妻」 文章(下稱本案文章)內容之真實性,而意圖損害他人之利益 ,基於違反個人資料保護法之犯意,於民國111年3月21日某 時許,指示案外人馬治薇(業經檢察官為不起訴之處分), 在警政時報上刊登標題為「獨家熱門話題 最硬教召瘋傳有 罪淫教主|網曝陸軍教準部指揮官羅德民婚外情」(網址:h ttps://www.tcptw.com/cover/2022/03/21/14025/)新聞( 下稱本案新聞),內容指摘告訴人廖佳麗與案外人即陸軍教 準部指揮官羅德民有婚外情,並報導告訴人住所及張貼住所 地下停車場照片。因認被告涉犯違反個人資料保護法第41條 罪嫌等語。 二、按犯罪事實應依證據認定之,無證據不得認定犯罪事實。又 不能證明被告犯罪者,應諭知無罪之判決。刑事訴訟法第15 4條第2項、第301條第1項分別定有明文。而事實之認定,應 憑證據,如未能發現相當證據,或證據不足以證明,自不能 以推測或擬制之方法,以為裁判基礎。再認定不利於被告之 事實,須依積極證據,苟積極證據不足為不利於被告事實之 認定時,即應為有利於被告之認定,更不必有何有利之證據 。而認定犯罪事實所憑之證據,雖不以直接證據為限,間接 證據亦包括在內;然而無論直接或間接證據,其為訴訟上之 證明,須於通常一般之人均不致有所懷疑,而得確信其為真 實之程度者,始得據為有罪之認定,倘其證明尚未達到此一 程度,而有合理之懷疑存在,致無從為有罪之確信時,即應 為無罪之判決(最高法院76年台上字第4986號、92年台上字 第128號判例意旨可資參照)。另刑事訴訟法第161條第1項規 定,檢察官就被告犯罪事實,應負舉證責任,並指出證明之 方法。因此,檢察官對於起訴之犯罪事實,應負提出證據及 說服之實質舉證責任。倘其所提出之證據,不足為被告有罪 之積極證明,或其指出證明之方法,無從說服法院以形成被 告有罪之心證,基於無罪推定之原則,自應為被告無罪之諭 知。 三、公訴意旨認被告涉犯違反個人資料保護法第41條罪嫌,無非 係以被告於偵查中之供述、告訴人於警訊之指訴、本案文章 截圖、汽車行照為其主要論據。然訊據被告固坦承其為警政 時報之社長,且有審核、決定新聞報導之權,並有指示案外 人馬治薇在警政時報上刊登本案新聞等情,惟堅詞否認有何 違反個人資料保護法第41條之犯行,辯稱:伊僅是擷取公開 於網路上之本案文章中之告訴人姓名,用以製作本案新聞並 報導,並無違反個人資料保護法之犯意等語。 四、經查:  ㈠被告係警政時報之社長,且有審核、決定該報社之新聞報導 內容之權限,並有指示案外人馬治薇在警政時報上刊登本案 新聞,且於本案新聞內容中指涉告訴人與案外人即陸軍教準 部指揮官羅德民有婚外情,並報導告訴人之姓名、住所及張 貼住所地下停車場照片等情,業據被告供認不諱【本院113 年度訴字第888號卷(下稱訴字卷)第47頁至55頁】,並經 告訴人於警詢及偵查中證述明確【臺灣桃園地方檢察署112 年度偵字第291號卷(下稱偵卷)第93頁至97頁、59頁至61 頁、253頁至259頁、311頁、312頁】、本案文章擷圖(偵卷 第123頁至137頁)、本案新聞擷圖(偵卷第141頁至149頁、 171頁至173頁)在卷可稽,是此部分之事實,首堪認定。  ㈡按個人資料係指自然人之姓名、出生年月日、國民身分證統 一編號、護照號碼、特徵、指紋、婚姻、家庭、教育、職業 、病歷、醫療、基因、性生活、健康檢查、犯罪前科、聯絡 方式、財務情況、社會活動及其他得以直接或間接方式識別 該個人之資料;蒐集係指以任何方式取得個人資料;處理係 指為建立或利用個人資料檔案所為資料之記錄、輸入、儲存 、編輯、更正、複製、檢索、刪除、輸出、連結或內部傳送 ,個人資料保護法第2條第1款、第3款、第4款分別定有明文 。是告訴人之住所及住所停車場之照片,係他人得以直接或 間接識別告訴人之資料,核與告訴人之姓名同屬個人資料保 護法第2條第1款所定義之個人資料。則被告自從本案文章中 取得告訴人之姓名、住所及住所停車場之照片,並用以製作 本案新聞之行為,即合於個人資料保護法第2條第3款、第4 款關於蒐集、處理之個人資料之定義,合先敘明  ㈢個人資料保護法之修法歷程,其第41條關於違反同法相關規 定而蒐集、處理或利用他人個人資料之客觀行為,在主觀要 件上可區分為「意圖為自己或第三人不法之利益」與「意圖 損害他人之利益」兩種型態。前者係沿襲舊法第41條第2項 關於「意圖營利」之規定並略作修正,故應循舊法原旨,依 目的性限縮解釋為僅指財產上之利益。至於後者,既以造成 他人損害為目的,即與「意圖營利」之意義不同,自不以損 害財產上之利益為限,尚包括人格權等非財產上之利益,此 徵個人資料保護法係為避免人格權受侵害(該法第1條規定 參照)而立法益明。而關於「意圖損害他人之利益」之「意 圖」,查係主觀不法構成要件要素,與「足生損害於他人」 之客觀不法構成要件,係不同之二事。亦即意圖的對象並非 客觀不法構成要件本身,而係客觀不法構成要件以外的事項 。故行為人主觀上除須具有意圖損害他人之利益外,在客觀 上須違反該條所列之相關規定,並足生損害於他人,始合致 處罰規定的構成要件(最高法院113年度台上字第1719號刑 事判決可資參照)。  ㈣經查,被告於偵查中供稱:伊經營報社以來係採揭露弊案即 打擊不公不義路線,本案新聞是同業告知相關訊息,伊認為 有新聞價值,始請記者編輯撰寫及刊登等語(偵卷第296頁 、296頁),且被告為警政時報之社長乙節,業如前述,則 其既係新聞媒體工作之從業人員,本於新聞媒體作為所謂第 四權之性質,對於涉及公共事務之事,製作成新聞,廣為報 導,自屬當然。並佐以本案文章內容(偵卷第123頁至137頁 )觀之,可見本案文章旨在指摘案外人即陸軍教準部指揮官 羅德民有婚外情或違反軍紀之情事,而國家高階軍管之行為 舉止,實與國家軍紀之維護、軍人之對外形象等社會公益攸 關,自屬涉及公共利益之情事,被告以之作為新聞報導之基 礎,實與常情無違,是被告所辯,並非全然子虛。再者,觀 諸本案新聞內容(偵卷第141頁至149頁、171頁至173頁), 其亦同樣係指摘案外人羅德民有婚外情或違反軍紀之情事, 雖有提及告訴人之姓名、住所及住所停車場之照片等足以識 別告訴人身分之個人資料,然未以大篇幅描述告訴人個人資 料,且本案新聞所描述之情事亦與本案文章之內容大致相符 ,並未扭曲、誇大或甚捏造本案文章原先所不存在之內容, 亦無對於告訴人之身分大肆報導或為任何描寫。由此可知, 被告僅係使用本案文章作為本案新聞之素材,惟因本案文章 載有告訴人個人資料之故,始於本案新聞中提及告訴人個人 資料,核與被告辯稱其僅係引用本案文章製作新聞報導相符 。況被告並未於本案新聞中使用其他尖銳之言詞,或另以篇 幅介紹或揭露告訴人身分,益徵被告並無損害告訴人利益之 意圖至明。從而,被告確於本案新聞中提及告訴人個人資料 之情事,然尚難僅憑此情,即率斷被告主觀上有何為自己或 第三人不法之利益或損害他人利益之不法意圖。復查卷內亦 無其他證據證明被告確有為自己或他人不法利益,或為損害 他人利益之主觀意圖,是依前開說明,自不得以違反個人資 料保護法第41條之罪責相繩。  ㈤綜上所述,本案依卷存事證尚無法使本院就公訴意旨所指之 被告涉犯違反個人資料保護法之罪嫌,形成毫無合理懷疑之 確信,依「罪證有疑、利於被告」之證據法則,即不得遽為 不利於被告之認定,揆諸首揭說明,因不能證明被告犯罪, 自應諭知其無罪之判決。 貳、公訴不受理部分 一、公訴意旨另以:被告為警政時報(址設臺北市○○區○○路000 號9樓之3)之社長,職掌負責統籌新聞、資金調動、公司營 運、決定新聞定稿。被告明知告訴人非屬公眾人物,其私德 事項與公眾利益無關,竟未經查證本案文章內容之真實性, 而意圖散布於眾,基於加重誹謗之犯意,於111年3月21日某 時許,指示案外人馬治薇(業經檢察官為不起訴之處分), 在警政時報上刊登本案新聞,內容指摘告訴人與案外人即陸 軍教準部指揮官羅德民有婚外情。因認被告亦涉犯刑法第31 0條第2項之加重誹謗罪嫌等情。 二、按告訴乃論之罪,告訴人於第一審辯論終結前得撤回其告訴 ;又告訴經撤回者,應諭知不受理之判決,刑事訴訟法第23 8條第1項、第303條第3款分別定有明文。 三、經查,被告所涉之刑法第310條第2項之加重誹謗罪,依同法 第314條規定,須告訴乃論;而被告與告訴人業已達成調解 ,且告訴人亦具狀向本院撤回告訴等情,有本院114年2月27 日之審理筆錄、113年度附民移調字第1346號調解筆錄、告 訴人提出之刑事撤回告訴狀(本院113年度審易字第1653號 卷第109頁、113頁至127頁、129頁)在卷可稽,依前開規定 ,逕為不受理判決之諭知。 據上論斷,應依刑事訴訟法第301條第1項前段、第303條第3款, 判決如主文。 本案經檢察官孫瑋彤提起公訴,檢察官黃于庭到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  27  日           刑事第十五庭 審判長法 官 林龍輝                    法 官 郭于嘉                    法 官 朱家翔 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。                    書記官 劉璟萱 中  華  民  國  114  年  3   月  27  日

2025-03-27

TYDM-113-訴-888-20250327-1

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