搜尋結果:陳俊偉

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臺灣苗栗地方法院

加重竊盜

臺灣苗栗地方法院刑事判決 113年度易字第926號 公 訴 人 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 陳俊偉 上列被告因加重竊盜案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第1 207、3124號),被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述,經聽取當事人意見,本院裁定改依簡式審判程序審理,判決 如下:   主 文 陳俊偉犯如附表所示之罪,各處如附表所示之宣告刑(含沒收) 。     犯罪事實及理由 壹、查被告陳俊偉本案所犯均係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年以上有期徒刑以外之罪,亦非屬高等法院管轄之第一審案 件,其於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述,經本院 告知簡式審判程序之旨,並聽取公訴人及被告之意見後,認 無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處,爰依刑事訴訟法 第273條之1第1項規定,裁定本件改依簡式審判程序審理, 且依同法第273條之2規定,簡式審判程序之證據調查,不受 同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1 及第164條至第170條規定之限制,合先敘明。 貳、本件犯罪事實及證據,除下列更正及增列「被告陳俊偉於本 院準備程序時之自白」為證據外,其餘均引用如附件檢察官 起訴書之記載:  ⑴犯罪事實欄一㈠第1行所載「4時至5時許」,應更正為「4時14 分至5時5分許期間」;同欄一㈠第5、6行所載「花瓶2個、「 不詳數量之陶瓷盤子、琥珀」,應更正為「花瓶2個、陶瓷 盤子2個、琥珀1個、玉枕頭1個」。  ⑵犯罪事實欄一㈡及㈢所載內容,應更正為「陳俊偉於112年11月 7日1時26分許,意圖為自己不法之所有,基於加重竊盜之犯 意,前往本案建築物,徒手開啟本案建築物之天井鐵皮,踰 越該安全設備進入本案建築物後,即四處翻找而物色財物, 然於同日3時27分許觸發本案建築物之警報,保全立刻到場 巡邏,陳俊偉因擔心遭保全尋獲而持續躲藏在本案建築物內 ,於翌(8)日2時52分許再次觸發警報,旋即離開本案建築 物而未竊得任何財物。」  ⑶犯罪事實欄一㈣第1行所載「㈣陳俊偉於113年1月10日23時51分 許至翌(11)0時許」,應更正為「㈢陳俊偉於113年1月10日 23時51分許至翌(11)0時2分許」。  參、論罪科刑及沒收之依據:   ⑴按刑法第321條第1項第2款所謂「毀越」,係指毀損或踰越而 言(最高法院100年度台上字第7023號判決意旨參照);另 同款所稱之「門窗」係指門戶、窗扇等阻隔出入之設備而言 (最高法院73年度台上字第3398號判決意旨參照);「安全 設備」係指依社會通常觀念足認為防盜之設備,且不以被害 人所設置者為限(最高法院99年度台上字第7612號判決意旨 參照)。依被告於警詢及本院準備程序時所述,可知其於11 2年10月25日,係以不詳方式(按無證據證明係持兇器所為 )撬開(按無證據證明已遭破壞)玻璃窗戶(見偵1207卷第 65頁),再踰越該窗戶侵入本案建築物,應構成踰越窗戶之 加重條件;於112年11月7日、113年1月10日,則係徒手開啟 本案建築物之天井鐵皮而侵入本案建築物,參以被告於本院 準備程序時供稱:該鐵皮是不讓人進去的等語(見本院卷第 73頁),應構成踰越安全設備之加重條件,是核被告如本案 附表編號1所為,係犯刑法第321條第1項第2款之竊盜罪;如 本案附表編號2所為,係犯同法第321條第2項、第1項第2款 之竊盜未遂罪;如本案附表編號3所為,則係犯同法第321條 第2項、第1項第2款、第3款之竊盜未遂罪。  ⑵起訴意旨雖認被告於112年11月7日,進入本案建築物竊取原 住民彎刀2支、不詳數量之玉枕頭得手後離去;復於翌(8) 日2時至3時許,再次進入本案建築物竊取不詳數量之玉枕頭 離得手後離去,均係涉犯刑法第321條第1項第2款之加重竊 盜罪嫌(共2罪)等語,然被告於本院準備程序時辯稱:我 於11月7、8日沒有偷到東西,且於7日進去後就沒有出來, 因為警示系統作響,保全於7日有來,我怕出來會被抓,因 為保全查很久我躲到8日,於8日警報才會又作響等語(見本 院卷第59、72頁),而表示其於112年11月7日侵入本案建築 物後,因警報作響而躲藏至翌(8)日,且依現場照片雖可 證明本案建築物確有物品遺失,然未能證明係遭被告所竊; 另依本案建築物之管制中心流水訊號所有訊號列印資料,雖 顯示本案建築物於112年11月7日1時26分許、同日3時27分許 及翌(8)日2時52分許,警報系統均有發報訊號,然依卷內 證據亦未能證明被告於112年11月7日侵入本案建築物後,曾 先離開復於翌(8)日再次侵入,基於罪證有疑、利歸被告 之法理,應為被告有利之認定,且經檢察官當庭更正此部分 起訴之犯罪事實(見本院卷第73頁),本院自應更正後予以 審理。  ⑶被告所為3次犯行,犯罪時間均有不同,顯然犯意各別,行為 互殊,應予分論併罰。  ⑷是否加重、減輕其刑之說明:  ⒈至被告於如附件犯罪事實欄一所載前案執行完畢後5年內,故 意再犯本案有期徒刑以上之罪,雖為累犯,然考量被告於本 案所為,與前案之罪名、犯罪構成要件、罪質及犯罪情節均 不相同,且本案犯罪時間距前案執行完畢後已相隔4年之久 ,是本院依司法院大法官會議釋字第775號之解釋意旨為個 案裁量後,不依刑法第47條第1項累犯之規定加重法定最低 本刑。  ⒉被告如本案附表編號2、3所為,已著手竊盜行為之實行而未 遂,爰均依刑法第25條第2項規定減輕其刑,並依法先加後 減之。  ⑸爰以行為人之責任為基礎,審酌被告不循正當途徑獲取所需 ,僅為滿足一己貪念,竟恣意竊取財物而損及他人財產法益 ,所為殊非可取;兼衡被告所竊財物之價值,暨其犯罪動機 、目的、手段、於本院所述之智識程度、家庭、經濟與生活 狀況及犯罪後坦承犯行之態度等一切情狀,分別量處如本案 附表編號1至3所示之刑,並就得易科罰金之罪,諭知易科罰 金之折算標準;復考量被告除本案各次犯行外,另有其他案 件仍於偵審程序或經法院論罪科刑,尚可合併定其應執行刑 ,宜由檢察官待相關案件確定後,再聲請法院審酌被告所犯 各罪之犯罪時間、侵害法益、行為次數及其參與犯罪程度等 情狀,酌定其應執行之刑,為免不必要之重複定刑,是就被 告本案附表編號2、3所示得易科罰金之罪,不定其應執行刑 。  ⑹沒收之說明:  ⒈按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物,屬於犯罪行 為人者,得沒收之,刑法第38條第2項前段定有明文。扣案 之砂輪機1臺及老虎鉗、螺絲起子各1支,為被告所有供如本 案附表編號3所示犯行所用之物,業據其於本院準備程序時 供承明確(見本院卷第59頁),爰依刑法第38條第2項前段 規定,於該罪刑項下宣告沒收。  ⒉按犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之,於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額,刑法第38條之1第1 項前段、第3項分別定有明文。查被告如本案附表編號1所示 犯行竊得之物(均未扣案),屬其從事違法行為之犯罪所得 ,且犯罪所得應以犯罪行為既遂時為認定,不因其事後處分 而受影響,自應依刑法第38條之1第1項前段規定,於該罪刑 項下宣告沒收,並依同條第3項規定,諭知於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第310條之2、第454條第2項,刑法第321條第1項第2款、第3 款、第2項、第25條第2項、第41條第1項前段、第38條第2項前段 、第38條之1第1項前段、第3項,刑法施行法第1條之1第1項,判 決如主文。 本案經檢察官吳珈維提起公訴,檢察官徐一修到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  24  日          刑事第二庭 法 官 洪振峰 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者,應具備理 由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本 之日期為準。                書記官 魏妙軒 中  華  民  國  114  年  2   月  24  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第321條 犯前條第1項、第2項之罪而有下列情形之一者,處6月以上5年以 下有期徒刑,得併科50萬元以下罰金: 一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。 二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。 三、攜帶兇器而犯之。 四、結夥三人以上而犯之。 五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。 六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、 車、航空機內而犯之。 前項之未遂犯罰之。 附表: 編號 犯罪事實 罪名、宣告刑及沒收 1 如更正後犯罪事實欄一㈠所示 陳俊偉犯刑法第三百二十一條第一項第二款之竊盜罪,處有期徒刑捌月。未扣案之犯罪所得即花瓶貳個、陶瓷盤子貳個、琥珀壹個、玉枕頭壹個均沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 2 如更正後犯罪事實欄一㈡所示 陳俊偉犯刑法第三百二十一條第二項、第一項第二款之竊盜未遂罪,處有期徒刑伍月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 如更正後犯罪事實欄一㈢所示 陳俊偉犯刑法第三百二十一條第二項、第一項第二款、第三款之竊盜未遂罪,處有期徒刑陸月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之砂輪機壹臺及老虎鉗、螺絲起子各壹支均沒收。 附件: 臺灣苗栗地方檢察署檢察官起訴書                    113年度偵字第1207號                    113年度偵字第3124號   被   告 陳俊偉 男 46歲(民國00年0月0日生)             住苗栗縣○○鄉○○村0鄰○○○0號             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因竊盜案件,業經偵查終結,認應提起公訴,茲將犯罪 事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、陳俊偉前因違反毒品危害防制條例案件,經臺灣苗栗地方法 院以107年度苗簡字第691號判決判處有期徒刑3月確定,於民 國108年6月6日易科罰金執行完畢,竟仍不知悔改,分別為下 列行為:  ㈠陳俊偉於112年10月25日4時至5時許,意圖為自己不法之所有 ,基於加重竊盜之犯意,前往劉婉梅所管理、未營業之苗栗 縣○○鄉○○村○○00號旅館(下稱本案建築物),並以不詳方式 撬開本案建築物之窗戶,並踰越該窗戶侵入本案建築物內, 至本案建築物內以不詳方式竊取花瓶2個、不詳數量之陶瓷 盤子、琥珀得手後離去。  ㈡陳俊偉於112年11月7日1時至3時許,意圖為自己不法之所有, 基於加重竊盜之犯意,前往劉婉梅所管理之本案建築物,並 以不詳方式開啟本案建築物之窗戶,並踰越該窗戶侵入本案 建築物內,至本案建築物內以不詳方式竊取原住民彎刀2支 、不詳數量之玉枕頭得手後離去。  ㈢陳俊偉於112年11月8日2時至3時許,意圖為自己不法之所有, 基於加重竊盜之犯意,前往劉婉梅所管理之本案建築物,並 以不詳方式開啟本案建築物之窗戶,並踰越該窗戶侵入本案 建築物內,至本案建築物內以不詳方式竊取不詳數量之玉枕 頭得手後離去。  ㈣陳俊偉於113年1月10日23時51分許至翌(11)日0時許,意圖 為自己不法之所有,基於加重竊盜之犯意,持客觀上足以供 兇器使用而對人之生命、身體、安全構成威脅之砂輪機1台 、老虎鉗1把、螺絲起子1把等工具,前往劉婉梅所管理之本 案建築物,並徒手開啟本案建築物之天井鐵皮,並踰越該安 全設備侵入本案建築物內,至本案建築物內翻找、搜尋財物 而著手行竊,然未能竊得物品。嗣警方於113年1月11日8時30 分許,在上開地點扣得砂輪機1台、老虎鉗1把、螺絲起子1 把、智慧型手機1支。 二、案經劉婉梅訴由苗栗縣警察局竹南分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實: 編號 證據名稱 待證事實 1 被告陳俊偉於警詢時及偵查中之供述 證明: ㈠被告於112年10月25日4時至5時許,前往本案建築物內行竊,得手若干藝品及花瓶2個之事實。 ㈡被告於112年11月7日1時至3時許、8日2時至3時許,前往本案建築物內著手竊盜之事實。 ㈢被告於113年1月10日23時51分許至翌(11)日0時許,攜帶上開扣案物品,自天井侵入本案建築物內著手竊盜之事實。 ㈣被告竊盜所得物品為陶瓷盤子、原住民彎刀、玉枕頭、琥珀等物品之事實。 2 證人即告訴人劉婉梅於警詢時之證述 證明: ㈠告訴人於112年10月25日7時許,發現本案建築物內琥珀、陶瓷盤子等物品失竊,窗戶遭撬開等事實。 ㈡告訴人於112年11月7日接獲保全通知,到場發現本案建築物內陶瓷盤子、原住民彎刀、玉枕頭等物品失竊,窗戶遭打開等事實。 ㈢告訴人於112年11月8日接獲保全通知,到場發現本案建築物內玉枕頭等物品失竊,窗戶遭打開等事實。 ㈣告訴人於113年1月11日接獲保全通知,發現本案建築物內物品失竊之事實。 3 112年10月25日現場照片、監視器畫面截圖各1份 證明被告於左列時間至本案建築物竊取物品得手之事實。 4 內政部警政署刑事警察局112年12月4日刑生字第1126059414號鑑定書、112年12月7日刑生字第1126061488號鑑定書各1份 證明被告於本案建築物內留有痰、手套、飲料瓶等物品之事實。 5 112年11月7日刑案現場勘查報告、現場照片各1份 證明本案建築物於左列時間遭人侵入竊取物品之事實。 6 112年11月8日現場照片各1份 證明本案建築物於左列時間遭人侵入竊取物品之事實。 7 本案建築物保全紀錄1份 證明本案建築物於112年11月7日、8日有發報紀錄之事實。 8 113年1月11日扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品照片各1份 證明警方依法扣得犯罪事實欄所載物品之事實。 9 113年1月11日現場照片、監視器畫面截圖各1份 證明被告於左列時間至本案建築物著手竊取物品之事實。 二、所犯法條:  ㈠核被告犯罪事實㈠至㈢所為,均係犯刑法第321條第1項第2款之 加重竊盜罪嫌;犯罪事實㈣所為,係犯刑法第321條第2項、 第1項第2款、第3款之加重竊盜未遂罪嫌。被告前開各次犯行 ,犯意各別,行為互異,請予分論併罰。  ㈡被告有如犯罪事實欄所載之論罪科刑及執行情形,有刑案資料查 註紀錄表1份在卷可參,其於受有期徒刑執行完畢後,5年內故意 再犯本案有期徒刑以上之罪,為累犯,請依刑法第47條第1項 規定,並參酌司法院大法官釋字第775號解釋意旨,加重本刑 至2分之1。  ㈢被告已著手為犯罪事實㈣犯行,惟未生既遂之結果,為未遂犯 ,依刑法第25條第2項規定,得按既遂犯之刑減輕之,並依 法先加後減之。  ㈣扣案之砂輪機1台、老虎鉗1把、螺絲起子1把均為被告所有且 為供犯罪所用之物,均請依刑法第38條第2項規定宣告沒收 。又被告犯罪所得,請依刑法第38條之1第1項、第3項規定 宣告沒收,並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵 其價額。至扣案之智慧型手機1支,尚無證據證明為本案犯 罪所用,爰不聲請宣告沒收。  ㈤至告訴及報告意旨雖認被告於112年10月25日另有竊取沉香茶 葉1盒、鐳石1盒、紅塵琥珀1盒、壁畫1幅、不詳數量之展示 櫃精品、聚寶盆、沉香酒、沉香茶葉、交趾陶、北投石、衣 物及雜物、嬰兒用品及衣物、精品、獎盃、小塊北投石及不 詳之藝術品1盒等物品;於112年11月7日另有竊取放置盒內 之不詳物品、壁畫3幅等物品;於112年11月8日另有竊取不 詳數量之硨磲吊飾、項鍊及手環等物品;於113年1月11日另 有竊取血珀2顆、北投石2顆等物品,然此為被告所否認,且 除告訴人單一指述外,尚無其他證據足資證明被告確實竊取 前開物品得手,應認被告此部分罪嫌不足,惟此部分如成立犯 罪,與前開犯罪事實,有接續犯之實質上一罪關係,應為起 訴效力所及,爰不另為不起訴之處分,併此敘明。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此 致 臺灣苗栗地方法院 中  華  民  國  113  年  8   月  26  日              檢 察 官 吳珈維 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  9   月  24  日              書 記 官 蕭亦廷 附錄本案所犯法條全文 刑法第321條第2項、第1項第2款、第3款 犯前條第 1 項、第 2 項之罪而有下列情形之一者,處 6 月以 上 5 年以下有期徒刑,得併科 50 萬元以下罰金: 一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。 二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。 三、攜帶兇器而犯之。 四、結夥三人以上而犯之。 五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。 六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、   車、航空機內而犯之。 前項之未遂犯罰之。

2025-02-24

MLDM-113-易-926-20250224-1

簡上
臺灣高雄地方法院

拆屋還地等

臺灣高雄地方法院民事判決 113年度簡上字第109號 上 訴 人 張吳春花 訴訟代理人 陳俊偉律師 被 上訴人 王楷仁 王楷廷 共 同 訴訟代理人 張景堯律師 上列當事人間請求拆屋還地等事件,上訴人對於民國113年3月13 日本院高雄簡易庭112年度雄簡字第941號第一審判決提起上訴, 本院於民國114年2月11日言詞辯論終結,判決如下:   主   文 上訴駁回。 第二審訴訟費用由上訴人負擔。   事實及理由 一、被上訴人主張:被上訴人為坐落高雄市○鎮區○○段0000地號 土地(下稱1129地號土地)所有權人,應有部分各二分之一 ,相鄰之同段1128地號土地(下稱1128地號土地)及其上同 段441建號建物(門牌號碼高雄市○鎮區○○○路00號,下稱系 爭建物)所有權人即上訴人,未經被上訴人或1129地號土地 原所有權人同意即擅自增建系爭建物外牆、柱子、水泥空地 、水泥矮籬等部分(下合稱系爭地上物),並無權占用1129 地號土地如內政部國土測繪中心鑑定圖(下稱原判決附圖) 所示區域甲面積0.82平方公尺、乙2面積0.03平方公尺、丙 面積0.16平方公尺、丁面積0.17平方公尺之地上物,上訴人 自應將系爭地上物拆除,並將占用之土地返還被上訴人。又 上訴人無權占用1129地號土地,而受有相當於租金之不當得 利,則自被上訴人於民國111年11月9日取得1129地號土地所 有權起至113年2月8日止,以1129地號土地申報地價6%計算 ,上訴人應給付被上訴人使用土地之補償金新臺幣(下同) 1,530元,及自113年2月9日起按月給付被上訴人102元,爰 依民法第767條第1項、第179條規定提起本件訴訟。並聲明 :㈠上訴人應將系爭地上物拆除,並將占用土地騰空返還被 上訴人。㈡上訴人應給付被上訴人王楷仁、王楷廷各765元及 自民事訴之聲明變更㈡狀繕本送達翌日起至清償日止,按週 年利率5%計算之利息。㈢上訴人應自113年2月9日起至返還第 1項所示土地之日止,按月給付被上訴人王楷仁、王楷廷各5 1元。 二、上訴人則以:1128地號土地3.58坪與訴外人楊林文珠所有同 段1127-9地號土地(下稱1127-9地號土地)1.68坪於91年間 分割合併買賣,二者面積相差2.17坪(3.85-1.68=2.17), 而1129地號土地登記面積為103平方公尺(約3.16坪),然 經高雄市政府地政局前鎮地政事務所(下稱前鎮地政事務所 )測量結果,1129地號土地竟多出7平方公尺(2.1坪),觀 之上訴人與楊林文珠簽訂之買賣契約書,1128地號土地3.8 坪減去1127-9地號土地1.7坪即等於2.1坪,亦與91年建築師 計算出1128地號土地長條形面積12平方公尺(3.6坪)減112 7-9地號土地三角形虛線面積5.57平方公尺(1.5坪)為2.1 坪符合,足見前鎮地政事務所將該賸餘之2.17坪土地挪給11 29地號土地;內政部國土測繪中心之鑑定結果亦不實在,系 爭地上物如有占用1129地號土地,1129地號土地原所有權人 早已提起訴訟,被上訴人剛取得1129地號土地即來提告,已 超過時效等語。並聲明:被上訴人之訴駁回。 三、原審審理結果,被上訴人依所有物返還請求權及不當得利之 法律關係,請求上訴人返還占用之土地,並給付被上訴人2 人自111年11月9日起至113年2月8日止之不當得利各765元, 及均自民事訴之聲明變更㈡狀繕本送達上訴人翌日即113年2 月22日起至清償日止,按週年利率5%計算之遲延利息,暨自 113年2月9日起至返還占用之土地之日止,按月給付被上訴 人2人各51元,為有理由,應予准許。上訴人不服,提起上 訴,並於本院聲明:㈠原判決廢棄;㈡被上訴人在第一審之訴 駁回。被上訴人對於上訴人之上訴,則聲明:上訴駁回。 四、兩造不爭執事項及本件爭點(簡上卷第98至99頁):  ㈠兩造不爭執事項:  ⒈被上訴人2人為1129地號土地所有權人,應有部分各二分之一 ,1129地號土地與上訴人所有之1128地號土地相鄰;1128地 號土地上並蓋有系爭建物,所有權人則為上訴人。  ⒉上訴人所有1128地號土地上之系爭地上物占用被上訴人所有1 129地號土地如原判決附圖所示區域甲面積0.82平方公尺、 區域乙2面積0.03平方公尺、區域丙面積0.16平方公尺、區 域丁面積0.17平方公尺;占用期間則為111年11月9日取得11 29地號土地所有權之日起至113年2月8日止;計算標準為112 9地號土地111年度申報地價(每平方公尺17,360元)年息6% 。  ⒊1129地號土地坐落於高雄市前鎮區一心一路,附近有國小、 公園、商家及超市,並鄰近輕軌離仔內站,生活機能良好, 交通亦稱便利;上訴人占用土地作為住家使用等情。  ⒋原審判決引用之附圖及鑑定書係根據本院高雄簡易庭112年度 雄簡字第1349號確認經界事件(下稱1349號)之鑑定而來。  ㈡本件爭點:   被上訴人請求上訴人應將系爭地上物拆除,並將上開占用土 地騰空返還予被上訴人,有無理由? 五、本院之判斷:  ㈠按所有人對於無權占有或侵奪其所有物者,得請求返還之, 對於妨害其所有權者,得請求除去之,有妨害其所有權之虞 者,得請求防止之,民法第767條第1項定有明文。又以無權 占有為原因,請求返還土地者,占有人對土地所有權存在之 事實無爭執,而僅以非無權占有為抗辯者,土地所有權人對 其土地被無權占有之事實無舉證責任,占有人自應就其取得 占有係有正當權源之事實證明之(最高法院85年度台上字第 1120號判決意旨參照)。  ㈡被上訴人主張1129地號土地為其2人所共有,應有部分各二分 之一,1129地號土地與上訴人所有之1128地號土地相鄰,11 28地號土地上並蓋有系爭建物,所有權人則為上訴人,此為 兩造所不爭執(見兩造不爭執事項⒈),業據被上訴人提出 土地登記第一類謄本、地籍圖謄本為證(雄簡卷第17、19、 55頁),自堪信實。又上訴人無權占用原判決附圖區域甲、 乙2 、丁部分,為上訴人於言詞辯論時所不爭執(簡上卷第 118頁)。至上訴人於本院審理時稱:「丙部分仍有爭執, 因丙部分上訴人根本沒有占用,其上亦無地上物,確實有水 泥的鋪設沒錯,但我們認為水泥不是地上物,沒有拆除的問 題」等語(簡上卷第118頁)。惟依土地原先之狀態,不可 能有水泥鋪設於其上,則該水泥既係以人為方式所增設之鋪 面,應為地上物並無疑問,則上訴人鋪設水泥於土地之上, 既未得被上訴人同意,並有害其所有權之行使,自應許被上 訴人依民法第767條之規定,請求上訴人除去區域丙部分土 地其上之水泥,上訴人空詞泛稱水泥非地上物云云,自不足 採信。準此,被上訴人主張上訴人所有之系爭地上物無權占 用被上訴人所有1129地號土地如原判決附圖所示區域甲面積 0.82平方公尺、區域乙2面積0.03平方公尺、區域丙面積0.1 6平方公尺、區域丁面積0.17平方公尺,亦堪採信。  ㈢上訴人另抗辯如原判決附圖所示區域甲部分,為兩造共同使 用之牆壁,如需拆除,將導致兩造分界無從界定,且此部分 既為共同壁,在前手建築時兩造應有同意始會將牆壁隔出, 並非上訴人故意逾越地界,此部分應有民法第796條之1之適 用;且如原判決附圖所示區域甲部分長度約9公尺,寬度僅0 .09公尺,面積為0.82平方公尺、乙1、乙2、丁部分之面積 分別為0.01、0.03、0.17平方公尺,均為極小面積,占用情 形亦不明顯,拆除與否亦不影響被上訴人使用土地云云。惟 查:  ⒈兩造既不爭執原審判決引用之附圖及鑑定書係根據第1349號 確認經界事件之鑑定而來(見兩造不爭執事項⒋),則參酌 原審判決檢附之鑑定書已載明:三、本案鑑定結果說明詳見 下列:㈢圖示編號甲著藍色區域係原告(即本件上訴人)房 屋外牆(係指兩造主體建物後方增建建物間之牆壁,原告主 張該牆壁為其所有)使用光華段1129地號土地之範圍,其面 積為0.82平方公尺等語(簡上卷第25頁)。可知如原判決附 圖所示區域甲部分僅為兩造主體建物後方增建建物間之牆壁 ,並非主體建物之共同壁,拆除此部分尚不致影響兩造主建 物之結構安全,上訴人此部分所辯,尚難採信。  ⒉又按權利之行使,不得違反公共利益,或以損害他人為主要 目的;行使權利,履行義務,應依誠實及信用方法;土地所 有人建築房屋逾越地界,鄰地所有人請求移去或變更時,法 院得斟酌公共利益及當事人利益,免為全部或一部之移去或 變更,但土地所有人故意逾越地界者,不適用之,民法第14 8條、第796條之1第1項分別定有明文。就當事人利益而言, 上訴人基於繼受取得系爭建物,固非為故意或重大過失逾越 地界,然系爭建物占用系爭土地顯已妨害被上訴人對於土地 所有權之行使,被上訴人為維護自己土地所有權之完整性, 而為所有權能之正當行使,難認有被上訴人取得利益極少、 上訴人所受損害甚大之情形。被上訴人行使上開權利自無權 利濫用之情事,上訴人此部分抗辯亦無可採。至上訴人固抗 辯:原判決附圖區域甲部分外牆於67年間即已存在,並經原 土地所有權人同意所興建云云(簡上卷第98頁),惟既經被 上訴人所否認,復不能舉證以實其說,自非足採,則被上訴 人依民法第767條之規定,請求上訴人除去系爭地上物,並 返還土地予被上訴人,自屬有據。  ㈣按無法律上之原因而受利益,致他人受損害者,應返還其利 益。民法第179條定有明文。又無權占有他人土地,可能獲 得相當於租金之利益,為社會通常之觀念,土地所有人自得 請求無權占有人返還相當於租金之利益(最高法院61年台上 字第1695號判決要旨參照)。本件上訴人無權占有1129地號 土地,被上訴人依前揭規定,請求上訴人返還所占用土地相 當於租金之不當得利,自屬有據。按租用基地建築房屋之租 金,以不超過土地申報總價額年息10%為限,土地法第105條 準用第97條第1項定有明文;又基地租金之數額,除以基地 申報地價為基礎外,尚須斟酌基地之位置、工商業繁榮之程 度、占有人利用基地之經濟價值及所受利益等,以為決定。 經查,1129地號土地坐落於高雄市前鎮區一心一路,附近有 國小、公園、商家及超市,並鄰近輕軌離仔內站,生活機能 良好,交通亦稱便利,及上訴人占用土地作為住家使用等情 ,為兩造所不爭執(見兩造不爭執事項⒊),復有Google地 圖存卷可參(雄簡卷第343頁),兩造對於系爭地上物分別 占用被上訴人所有1129地號土地如原判決附圖所示區域甲面 積0.82平方公尺、區域乙2面積0.03平方公尺、區域丙面積0 .16平方公尺、區域丁面積0.17平方公尺;計算標準為1129 地號土地111年度申報地價(每平方公尺17,360元)年息6% 等情,亦不爭執(見兩造不爭執事項⒉),則被上訴人請求 以1129地號土地111年度申報地價(每平方公尺17,360元) 年息6%計算每年相當於租金之不當得利,尚屬適當。  ㈤從而,自被上訴人於111年11月9日取得1129地號土地所有權 之日起至113年2月8日止(兩造對此占用期間不爭執,見兩 造不爭執事項⒉),被上訴人得請求上訴人給付之不當得利 為1,539元(1.18㎡×17,360元/㎡×6%×457/365=1,539元,元以 下均四捨五入),被上訴人2人各770元;自113年2月9日起 每月之不當得利為102元(1.18㎡×17,360元/㎡×6%÷12=102元 ),被上訴人2人各51元。被上訴人2人請求上訴人各給付76 5元及自113年2月9日起至返還占用土地之日止,按月給付被 上訴人2人各51元,為有理由。 六、綜上所述,被上訴人依所有物返還請求權及不當得利之法律 關係,請求上訴人返還占用之土地,並給付被上訴人2人自1 11年11月9日起至113年2月8日止之不當得利各765元,及均 自民事訴之聲明變更(二)狀繕本送達上訴人翌日即113年2 月22日(雄簡卷第401頁)起至清償日止,按年息百分之五 計算之遲延利息,暨自113年2月9日起至返還占用之土地之 日止,按月給付被上訴人2人各51元,為有理由,應予准許 。從而,原審為被上訴人勝訴之判決,並無不合,上訴人仍 執陳詞,指摘原判決此部分不當,求予廢棄改判,為無理由 ,應駁回其上訴。 七、本件事證已臻明確,兩造其餘之攻擊防禦方法及舉證,經本 院審酌後,認均不足以影響本判決之結果,毋庸一一論列, 併此敘明。 據上論結,本件上訴為無理由,依民事訴訟法第436條之1第3項 、第449條第1項、第78條,判決如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  21  日          民事第五庭 審判長法 官 王耀霆                   法 官 鄭靜筠                   法 官 周玉珊 以上正本係照原本作成。 本判決不得上訴。 中  華  民  國  114  年  2   月  21  日                   書記官 林希潔

2025-02-21

KSDV-113-簡上-109-20250221-1

岡簡
岡山簡易庭

侵權行為損害賠償(交通)

臺灣橋頭地方法院民事判決 113年度岡簡字第614號 原 告 王鄭美緞 訴訟代理人 陳建誌律師 被 告 黃志輝 東亞運輸倉儲股份有限公司 法定代理人 歐聲源 共 同 訴訟代理人 陳亦譚 林佳胤 上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件,經刑事庭移送前來(1 13年度審交附民字第284號),本院於民國114年2月6日言詞辯論 終結,判決如下:   主 文 被告應連帶給付原告新臺幣壹佰玖拾柒萬貳仟零陸拾壹元,及被 告黃志輝自民國一一三年六月二十六日起,被告東亞運輸倉儲股 份有限公司自民國一一三年六月二十八日起,均至清償日止,均 按週年利率百分之五計算之利息。 原告其餘之訴駁回。 訴訟費用由被告連帶負擔十分之七,餘由原告負擔。 本判決關於原告勝訴部分得假執行。但被告如各以新臺幣壹佰玖 拾柒萬貳仟零陸拾壹元為原告預供擔保,免為假執行。   事實及理由 一、原告主張:被告黃志輝為被告東亞運輸倉儲股份有限公司( 下稱東亞公司)之受僱人,其於民國112年9月21日23時5分許 ,駕駛車牌號碼000-0000號營業貨櫃曳引車附掛車牌號碼00 -00號營業半拖車,沿國道一號由北往南方向外側車道行駛 ,途至該路段349.4公里處時,因疏未注意車前狀況,貿然 前行,先撞擊前方由訴外人陳伯政駕駛之車牌號碼0000-00 號自用小客車,再往前行駛追撞訴外人陳俊偉駕駛之車牌號 碼000-00號營業用大貨車(附載原告之子王正欽)、訴外人黃 柏逍駕駛之車牌號碼000-0000號營業貨運曳引車附掛車牌號 碼000-0000號營業半拖車。致陳俊偉駕駛之車牌號碼000-00 號營業用大貨車車頭嚴重潰縮,王正欽因此受有左側耳漏出 血、右下肢開放性骨折併大範圍撕裂傷、全身多處擦挫傷等 傷害,而當場失去呼吸、心跳,經送醫救治,仍於同年月22 日0時45分許,因多重創傷不治(下稱系爭事故)。原告為王 正欽之母親,為王正欽支出喪葬費用新臺幣(下同)307,660 元,並因此受有扶養費用946,988元、精神慰撫金2,500,000 元之損害,扣除已請領之強制汽車責任保險金1,000,000元 後,自仍得請求黃志輝給付2,754,648元。東亞公司為黃志 輝之僱用人,依民法第188條第1項規定,自應與黃志輝連帶 負損害賠償責任。為此依侵權行為之法律關係提起本件訴訟 ,聲明:被告應連帶給付原告2,754,648元,及自起訴狀繕 本送達翌日起至清償日止,按年息5%計算之利息。 二、被告則以:所謂殯葬費,為收殮及埋葬費用,範圍應以實際 支出之費用,斟酌被害人當地習俗、生前經濟狀況決定之。 而被害人王正欽治喪追加服務費用既為初步規劃禮儀服務外 之追加服務,為原告基於個人情感額外增加費用,及用於悼 念、緬懷王正欽之靜思空間租借費用,難認屬為往生者收殮 、埋葬之必要合理費用。再原告既育有4名子女,其他扶養 義務人縱因案在監執行,亦非計算被告應賠償原告扶養費損 害所考量之要件。另黃志輝為國中畢業,目前無業、無收入 ,且因系爭事故亦受有嚴重腳傷,原告請求之精神慰撫金顯 屬過高。又東亞公司已於112年9月27日支付王正男10萬元慰 問金,及支付王平喜30萬元喪葬費,自應予扣除等語,資為 抗辯。聲明:原告之訴駁回。 三、得心證之理由: (一)原告主張黃志輝於上揭時、地,過失致王正欽死亡之事實 ,業據被告黃志輝於刑事程序中坦認不諱,且黃志輝因系 爭事故過失致王正欽死亡,經本院刑事庭以113年度審交 訴字第80號判決處有期徒刑1年6月(現上訴由臺灣高等法 院高雄分院以113年度交上訴字第105號案件審理中),此 經本院核閱上開刑事案件全卷無訛。是黃志輝就系爭事故 之發生為有過失,且其過失與王正欽死亡之結果間具有相 當因果關係等情,均堪認定。 (二)按因故意或過失,不法侵害他人之權利者,負損害賠償責 任;受僱人因執行職務,不法侵害他人之權利者,由僱用 人與行為人連帶負損害賠償責任;不法侵害他人致死者, 對於支出醫療及增加生活上需要之費用或殯葬費之人,亦 應負損害賠償責任。被害人對於第三人負有法定扶養義務 者,加害人對於該第三人亦應負損害賠償責任;不法侵害 他人致死者,被害人之父、母、子、女及配偶,雖非財產 上之損害,亦得請求賠償相當之金額,民法第184條第1項 前段、第188條第1項本文、第192條第1項、第2項、第194 條分別定有明文。而黃志輝就系爭事故之發生為有過失, 其過失並與王正欽死亡結果間有相當因果關係,前均敘及 ,東亞公司既為黃志輝之僱用人,揆諸上開規定,被告自 應連帶負損害賠償責任無疑。茲就原告請求賠償之項目、 金額析述如下:   1.喪葬費用:    原告主張其為王正欽支出喪葬費用307,660元,業據提出 治喪禮儀服務費用結算表為證(見本院卷第15頁),被告就 其中追加服務費用有所爭執,並以前詞置辯。而所謂殯葬 費用為收殮及埋葬費用,核給殯葬費金額,應斟酌死者身 分、地位及經濟情況與實際上有無必要為準。經查,現今 習俗舉辦喪禮,通常均會提供場地以供追思、緬悼往生者 ,堪認原告請求治喪期間追加服務費用中之布置費用、心 燈館館費,核屬必要費用。再燒庫錢乃傳統祭祀儀式,用 於功俸往生者,祈求平安順遂,核屬我國祭祀習俗之必要 費用。再由原告提出之結算表以觀,王正欽係冰存於高雄 市立殯儀館,並送往屏東火化,依風俗民情,路途當有引 魂人員、道士、移靈車輛、引魂車輛支出之必要,是原告 請求庫錢、引魂費用、引魂道士、引魂車輛、移靈車輛部 分,均可認屬必要費用。至原告請求之半日功德費用部分 ,因一般治喪禮儀通常已有誦經助念儀式,可認該費用為 原告基於個人信仰或情感額外增加費用,難認屬必要費用 。從而,原告所得請求之喪葬費用應以262,660元(計算式 :307,660-45,000=262,660)為度,應可認定   2.扶養費:    按直系血親相互間,互負扶養之義務;受扶養權利者,以 不能維持生活而無謀生能力者為限。前項無謀生能力之限 制,於直系血親尊親屬,不適用之,民法第1114條第1款 、第1117條分別定有明文。是直系血親尊親屬、配偶如能 以自己財產維持生活者,自無受扶養之權利,即直系血親 尊親屬、配偶受扶養之權利,仍應受不能維持生活之限制 (最高法院96年度台上字第2823號、79年度台上字第2629 號判決意旨參照)。又扶養之程度,應按受扶養權利者之 需要,與扶養義務者之經濟能力及身分定之,民法第1119 條規定甚明。是扶養費金額之多寡,應依各地方生活環境 及經濟狀況而為適當之斟酌,觀諸行政院主計總處針對全 國各縣市家庭收支調查報告中所為每戶家庭收支之調查, 係就各種支出項目及各縣市產業結構、城鄉及貧富差異為 統計調查,其消費支出項目包括扶養所需之各項費用,應 可作為計算扶養費用之參考。經查,原告為王正欽之母親 ,除王正欽外,尚有3名子女(依民法第1115條第1項第1款 規定同負扶養義務),而原告112年度名下僅人壽保險給付 所得,及賴以居住之房屋、土地,別無其他收入,堪認確 無財產可供維持生活。再原告於王正欽死亡之112年9月22 日時,為71歲(原告主張以72歲計算),依111年度屏東縣 女性簡易生命表,尚有餘命15.13年,復參考行政院主計 總處公布之家庭收支調查,屏東縣111年平均每人月消費 支出為20,980元。依霍夫曼式計算法扣除中間利息(首期 給付不扣除中間利息)核計其金額為710,241元【計算方 式為:(20,980×135.00000000+(20,980×0.56)×(135.0000 0000-000.00000000))÷4=710,241.000000000。其中135.0 0000000為月別單利(5/12)%第181月霍夫曼累計係數,135 .00000000為月別單利(5/12)%第182月霍夫曼累計係數,0 .56為未滿一月部分折算月數之比例(15.13×12=181.56[去 整數得0.56]),小數點以下四捨五入】。則原告得對黃志 輝請求之扶養費用,應以710,241元為限,逾此範圍之請 求,即屬無據。原告雖主張其子王正仁在監執行無法履行 扶養義務等情,然王正仁遭判處之刑為長期自由刑,理有 分配至工場勞作情事,當非全無扶養能力,依民法第1118 條但書規定,王正仁當無得免除扶養義務事由,原告此部 分主張,並非可採,附此敘明。   3.精神慰撫金:    按對於慰撫金之量定,應斟酌加害人、被害人暨其父、母 、子、女及配偶之身分、地位、經濟狀況與加害程度及其 他各種情況等關係定之。被害人王正欽為原告之子,原告 因系爭事故痛失至親,無從再共享天倫,堪認受有相當精 神上之痛苦。審酌原告未就學,先前務農,112年名下有 其他所得、供其居住使用之房屋、土地等財產;黃志輝為 國中畢業,現治療中,無業,自述領有中度身心障礙證明 ,112年度名下有薪資、其他所得、房屋、土地、車輛等 財產,暨系爭事故發生之過程,致原告痛失至親之結果等 一切情狀,認原告請求慰撫金2,500,000元,尚屬過高, 應以2,200,000元為適當。   4.綜上,原告得請求被告連帶給付之金額共為3,172,901元( 計算式:262,660+710,241+2,200,000=3,172,901),可以 認定。 (三)再強制汽車責任保險之保險人依強制汽車責任保險法規定 所為之保險給付,視為被保險人損害賠償金額之一部分; 被保險人受賠償請求時,得扣除之,強制汽車責任保險法 第32條定有明定。此係因保險人之給付乃由於被保險人支 付保險費所生,性質上屬於被保險人賠償責任承擔或轉嫁 ,自應視為加害人或被保險人損害賠償金額之一部分,為 避免受害人雙重受償,渠等於受賠償請求時,自得扣除之 。王正欽因系爭事故死亡,原告已受領強制險理賠金1,00 0,840元等情,有原告當庭提出之存摺手機照片可證,且 為被告所不爭執(見本院卷第56頁)。是扣除後,原告尚得 請求之金額應為2,172,061元(計算式:3,172,901-1,000, 840=2,172,061),洵可認定。 (四)末按不法侵害他人致死者,對於支出醫療及增加生活上需 要之費用或殯葬費之人,亦應負損害賠償責任;向第三人 為清償,經其受領者,其效力依左列各款之規定:一、經 債權人承認或受領人於受領後取得其債權者,有清償之效 力,民法第192條第1項、第310條第1款規定甚明。經查, 被告抗辯其已給付王正男(即原告之子)100,000元慰問金 、給付王平喜(即王正欽之父)300,000元喪葬費,並提出 收據為佐(見本院卷第39頁至第41頁)。然僅實際為被害人 支出殯葬費之人,始有損害賠償請求權,被告給付王平喜 「喪葬費」300,000元,對實際支出殯葬費之原告言,本 不生清償效力,而原告於言詞辯論期日主張就東亞公司給 付之400,000元中其中200,000元得予扣除(見本院卷第56 頁),可認已有承認情事,依前開規定,東亞公司給付於2 00,000元之範圍內,自生清償效力。是再予扣除後,原告 所得請求之金額共為1,972,061元(計算式:2,172,061-20 0,000=1,972,061),可以認定。       四、綜上所述,原告依侵權行為之法律關係,請求被告連帶給付 原告1,972,061元,及黃志輝自起訴狀繕本送達翌日即113年 6月26日起(見附民卷第33頁送達證書),東亞公司自113年6 月28日起(見附民卷第35頁送達證書),均至清償日止,均按 週年利率5%計算之利息,為有理由,逾此範圍之請求,則屬 無據,應予駁回。 五、本件原告勝訴部分係依民事訴訟法第427條第2項第11款規定 ,適用簡易訴訟程序所為被告敗訴之判決,依同法第389 條 第1項第3款規定,應依職權宣告假執行。並依同法第392條 第2項規定,依職權宣告被告如預供相當之擔保,得免為假 執行。 六、本件事證已臻明確,兩造其餘攻擊防禦方法及證據,核與判   決之結果不生影響,爰不一一論列,併此敘明。 七、訴訟費用負擔之依據:民事訴訟法第79條、第85條第2項。 中  華  民  國  114  年  2   月  20  日          岡山簡易庭法 官 薛博仁 以上正本係照原本作成。 如不服本判決,應於送達後20日內,向本院提出上訴狀並表明上 訴理由,如於本判決宣示後送達前提起上訴者,應於判決送達後 20日內補提上訴理由書(須附繕本)。 中  華  民  國  114  年  2   月  20  日               書記官 曾小玲

2025-02-20

GSEV-113-岡簡-614-20250220-1

臺灣苗栗地方法院

毒品危害防制條例

臺灣苗栗地方法院刑事判決 113年度訴字第241號 公 訴 人 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 黃成友 指定辯護人 余嘉勳律師 被 告 陳俊偉 指定辯護人 徐祐偉律師 上列被告等因違反毒品危害防制條例案件,經檢察官提起公訴( 112年度偵字第11612號),本院判決如下:   主  文 乙○○共同販賣第三級毒品而混合二種以上之毒品,未遂,累犯, 處有期徒刑貳年。扣案如附表編號1至3所示之物沒收。 甲○○共同販賣第三級毒品而混合二種以上之毒品,未遂,處有期 徒刑貳年。扣案如附表編號2至6所示之物均沒收。   犯罪事實 一、乙○○、甲○○明知4-甲基甲基卡西酮、甲基-N,N-二甲基卡西 酮均屬毒品危害防制條例第2條第2項規定所管制之第三級毒 品,依法不得販賣,竟先由乙○○意圖營利,基於販賣第三級 毒品而混合二種以上毒品之犯意,於民國112年10月26日2時 19分許,在Telegram群組「0168體系4S店」中以暱稱「你個 毛線」張貼販毒訊息,適臺北市政府警察局大同分局警員執 行網路巡邏發現,遂喬裝買家與乙○○(暱稱「你個毛線」)聯繫 ,雙方約定以新臺幣(下同)15萬元之價格,交易毒品咖啡 包1000包及彩虹菸1包(18支),再由乙○○聯繫真實姓名、 年籍不詳、暱稱「曾錢」之成年人及甲○○,要求甲○○攜帶交 易之毒品咖啡包前往上開交易地點,甲○○、「曾錢」遂與乙 ○○共同意圖營利,基於販賣第三級毒品而混合二種以上毒品 之犯意聯絡,由「曾錢」負責聯絡毒品交易地點,並由甲○○ 負責攜帶交易之毒品咖啡包到場交易。乙○○與警方喬裝之買 家並於同日16時50分許,約定在苗栗縣銅鑼火車站進行交易 ,同日18時許,雙方抵達上開交易地點時,因毒品咖啡包數 量不足,乙○○與警方喬裝之買家改約定以6萬元之價格,交 易毒品咖啡包400包,嗣甲○○攜帶毒品咖啡包與乙○○一同在 警方喬裝之買家車輛上進行交易時,經警查獲而未遂,並為 警當場扣得如附表所示之物。 二、案經臺北市政府警察局大同分局報告臺灣苗栗地方檢察署檢 察官偵查起訴。   理  由 壹、證據能力部分: 一、本案以下所引各項對被告乙○○、甲○○以外之人於審判外之陳 述,經檢察官、被告等及辯護人同意作為證據(見本院卷第 99頁至第100頁、第292頁) ,迄言詞辯論終結前復未聲明異 議,本院審酌該等陳述並無證明力顯然過低之情事,依各該 陳述作成時之狀況,並無不適當或顯不可信之情形,且與待 證事實具有關聯性,認為以之作為證據應屬適當,均有證據 能力。 二、被告所為不利於己之供述,無出於強暴、脅迫、利誘、詐欺 、疲勞訊問、違法羈押或其他不正之方法,亦非違反法定障 礙事由經過期間不得訊問或告知義務規定而為,依刑事訴訟 法第156條第1項、第158條之2規定,應有證據能力。 三、本案判決以下引用非供述證據,固無刑事訴訟法第159 條第 1 項規定傳聞法則之適用,然經本院於審理時依法踐行調查 證據程式,與本案待證事實具有自然之關聯性,且無證據證 明係公務員違法取得之物,依法自得作為證據。 貳、認定犯罪事實之證據及理由: 一、上揭犯罪事實,業據被告2人於警詢、偵訊及本院審理時均 坦承不諱(見偵卷第225頁至第233頁、第241頁至第249頁、 本院卷第307頁),並有臺北市政府警察局大同分局扣押筆 錄、扣押物品目錄表(見偵卷第169頁至第170頁)、被告乙 ○○在Telegram所刊登之訊息擷圖(見偵卷第185頁)、警方 與被告乙○○(你個毛線)使用Telegram對話訊息擷圖(見偵 卷第187頁至第189頁)、(你個毛線)使用Telegram與警方 語音通話譯文表(見偵卷第191頁至第192頁)、被告乙○○使 用Telegram語音留言給警方譯文表(見偵卷第193頁)、被 告乙○○遭警方扣案手機與「曾錢」MESSENGER聊天對談紀錄 擷圖(見偵卷第195頁至第200頁)、「曾錢」使用MESSENGE R語音留言給被告乙○○譯文表(見偵卷第201頁)、被告乙○○ 遭警方扣案手機與「偉仔」LINE聊天對談紀錄擷圖(見偵卷 第203頁)、被告甲○○扣案手機採證擷圖(見偵卷第205頁) 、内政部警政署刑事警察局113年3月29日刑理字第11360370 71號鑑定書(見偵卷第281頁至第282頁)在卷可稽,另有扣 案如附表所示之物可證,足認被告2人上開任意性之自白與 事實相符,堪予採信。 二、販賣毒品,係指行為人基於營利之目的,而販入或賣出毒品 而言。販賣毒品者,其主觀上須有營利之意圖,且客觀上有 販賣之行為,即足構成,至於實際上是否已經獲利,則非所 問。即於有償讓與他人之初,係基於營利之意思,並著手實 施,而因故無法高於購入之原價出售,最後不得不以原價或 低於原價讓與他人時,仍屬販賣行為。必也始終無營利之意 思,縱以原價或低於原價有償讓與他人,方難謂為販賣行為 ,而僅得以轉讓罪論處(最高法院93年度台上字第1651號判 決要旨參照)。又販賣毒品係違法行為,非可公然為之,且 有其獨特之販售通路及管道,復無公定價格,容易增減分裝 份量,而每次買賣之價量,可能隨時依雙方關係深淺、資力 、需求量及對行情之認知、毒品純度、來源是否充裕、查緝 鬆嚴、購買者被查獲時供述購買對象之可能風險評估等,而 異其標準,非可一概而論。而近年來政府為杜絕毒品之氾濫 ,對於查緝施用及販賣毒品之工作,無不嚴加執行,販賣毒 品又係重罪,依一般經驗法則,販賣毒品者鋌而走險,苟非 意在營利,所為何來?販賣者從各種「價差」或「量差」或 係「純度」謀取利潤方式,或有差異,然其所圖利益之非法 販賣行為目的,則屬相同,並無二致;衡諸毒品取得不易, 量微價高,依一般社會通念以觀,凡為販賣之不法勾當者, 倘非以牟利為其主要誘因及目的,應無甘冒被查緝法辦重刑 之危險,平白無端義務為該買賣之工作,是其販入之價格必 較售出之價格低廉,而有從中賺取買賣差價牟利之意圖及事 實,應屬符合論理法則且不違背社會通常經驗之合理判斷。 經查,被告2人上開毒品交易之行為已約定價款,核屬有償 交易行為,倘非有利可圖,被告2人自無平白甘冒觸犯重罪 之風險交付毒品之理,足認被告2人主觀上確具有營利之意 圖甚明。 三、又刑法上所謂陷害教唆,係指行為人原無犯罪之意思,純因 具有司法警察權者之設計誘陷,以唆使其萌生犯意,待其形 式上符合著手於犯罪行為之實行時,再予逮捕者而言。此種 「陷害教唆」,因行為人原無犯罪之意思,具有司法警察權 者復伺機逮捕,係以不正當手段入人於罪,尚難遽認被陷害 教唆者成立犯罪;至刑事偵查技術上所謂之「釣魚」者,則 指對於原已犯罪或具有犯罪故意之人,司法警察於獲悉後為 取得證據,以設計引誘之方式,佯與之為對合行為,使其暴 露犯罪事證,待其著手於犯罪行為之實行時,予以逮捕、偵 辦者而言。後者因犯罪行為人主觀上原即有犯罪之意思,倘 客觀上又已著手於犯罪行為之實行時,自得成立未遂犯,與 「陷害教唆」情形迥然有別(最高法院101年度台上字第325 3號判決意旨可資參照)。經查,本案係被告乙○○在Telegra m群組「0168體系4S店」中以暱稱「你個毛線」張貼販毒訊 息,而對外兜售毒品咖啡包、彩虹菸,警方佯裝欲買家後與 被告乙○○聯繫,被告乙○○再聯繫被告甲○○前往進行交易,適 被告甲○○正欲販賣毒品牟利之際即當場為警方查獲等情,業 據被告2人供承在卷,並有前述對話擷圖存卷可查,足認員 警喬裝購毒者與被告乙○○聯繫毒品交易事宜時,被告乙○○已 存有販賣第三級毒品而混合二種以上毒品以營利之犯意,且 於佯裝購毒者之警方依約至上述地點交易時,被告甲○○亦依 約至約定地點欲完成買賣行為,顯見被告2人為警於112年10 月26日18時許查獲前,已著手販賣第三級毒品而混合二種以 上毒品咖啡包之行為,應屬明確。雖被告甲○○與員警為毒品 交易之際即為警當場查獲,但並非查緝員警施以不法引誘, 被告2人始萌生未曾存在之販毒意欲,查緝員警僅係利用機 會加以誘捕,對於被告2人仍係出於販賣第三級毒品而混合 二種以上毒品之故意,而由被告甲○○至約定地點進行販賣毒 品行為,並不生何影響,復從誘捕毒品之數量、購買之價格 等觀察,本案警員偵查之手段,有別於「陷害教唆」之情形 ,被告主觀上既有販賣第三級毒品而混合二種以上毒品之意 思,客觀上又已著手於販賣行為,僅因購毒者係員警佯裝而 實際上無買受毒品之真意,致被告2人未能實際出售毒品而 未遂。惟依前開說明,被告2人就本案販賣毒品之行為,仍 應成立販賣第三級毒品而混合二種以上毒品未遂罪,洵堪認 定。 四、綜上所述,本案事證明確,被告2人販賣第三級毒品而混合 二種以上毒品未遂之犯行,堪可認定,應依法論科。 參、論罪科刑: 一、按毒品危害防制條例第9條第3項明定「犯前5條之罪(按即 毒品危害防制條例第4條至第8條)而混合2種以上之毒品者 ,適用其中最高級別毒品之法定刑,並加重其刑至2分之1」 ,該條項所稱之「混合」,係指將2種以上之毒品摻雜調合 ,無從區分而言(如置於同一包裝)。考其立法目的,係因 目前毒品查緝實務,施用混合毒品之型態日益繁多,且因混 合毒品之成分複雜,施用後所造成之危險性及致死率均高於 施用單一種類者,為加強遏止混合毒品之擴散,爰增定犯毒 品危害防制條例第4條至第8條之罪,而有混合2種以上毒品 之情形者,加重其刑至2分之1。此規定係就犯罪類型變更之 個別犯罪行為予以加重,當屬刑法分則加重之性質而成為另 一獨立之罪。經查,被告2人所販賣之毒品咖啡包,經送請 鑑定結果,含有第三級毒品4-甲基甲基卡西酮、甲基-N,N- 二甲基卡西酮,已如前述,可認係同一包裝內摻雜調合有2 種以上之毒品,自屬該項所稱之混合2種以上之毒品。 二、核被告2人所為,均係犯毒品危害防制條例第9條第3項、第4 條第6項、第3項之販賣第三級毒品而混合二種以上之毒品未 遂罪。 三、被告2人持有販賣未遂之第三級毒品咖啡包,已逾毒品危害 防制條例第11條第5 項所定純質淨重5公克以上,此有内政 部警政署刑事警察局113年3月29日刑理字第1136037071號鑑 定書存卷可查(見偵卷第281頁至第282頁),其等持有第三 級毒品純質淨重5公克以上之低度行為,應為販賣未遂之高 度行為所吸收,不另論以毒品危害防制條例第11條第5項之 罪。 四、刑之加重事由:  ㈠被告2人犯販賣第三級毒品而混合二種以上之毒品未遂罪,均 應依毒品危害防制條例第9條第3項之規定,加重其刑。  ㈡被告乙○○前因違反洗錢防制法等案件,經本院以111年度苗金 簡字第157號判處有期徒刑3月確定,經入監執行後,於112 年4月24日執行完畢,此有臺灣高等法院被告前案紀錄表可 查(見本院卷第12頁至第13頁),本案檢察官於起訴書及審 理時,已說明被告乙○○構成累犯之事實及其應加重其刑之事 項,本院依司法院釋字第775 號解釋意旨,審酌被告乙○○前 因犯罪而經徒刑執行完畢後,理應產生警惕作用,能因此自 我控管,不再觸犯有期徒刑以上之罪,卻於執行完畢後便故 意再犯本案之罪,足見被告乙○○有其特別惡性,且前罪之徒 刑執行無成效,對於刑罰之反應力顯然薄弱,再考量其前案 所犯與本案所犯之罪質雖異,然依被告乙○○本案所犯情節, 因累犯加重其最低本刑,尚無司法院釋字第775 號解釋所謂 加重最低本刑致生行為人所受之刑罰超過其所應負擔罪責之 情形(最高法院109 年度台上字第51號、第247 號、第518 號、第691號等判決意旨參照)。從而,本院認有必要依刑 法第47條第1 項之規定,加重其刑。 五、刑之減輕事由:  ㈠被告2人均已著手販賣第三級毒品而混合二種以上之毒品行為 之實行,惟因購毒者係警員佯裝而假意向被告2人購買毒品 ,致被告2人實際上不能完成毒品交易而未遂,且依卷內事 證,未見其等確已販售上開含有第三級毒品成分毒品咖啡包 予他人,考量毒品咖啡包尚未流入市面,對社會秩序及國民 健康未造成實際危害,爰依刑法第25條第2項之規定,按販 賣第三級毒品而混合二種以上之毒品既遂犯之刑減輕之。  ㈡毒品危害防制條例第17條第2項關於「犯第4條至第8條之罪於 偵查及審判中均自白者,減輕其刑」之規定,旨在獎勵犯罪 人之悛悔,同時使偵查或審判機關易於發現真實,以利毒品 查緝,俾收防制毒品危害之效,苟被告於偵查及審判中均有 自白,即應依法減輕其刑。本案被告2人就其等所犯販賣第 三級毒品而混合二種以上之毒品未遂之犯行,業經其於偵查 及本院審理時均自白不諱,業如前述,均應依毒品危害防制 條例第17條第2項之規定減輕其刑,被告乙○○因有上開加重 、減輕事由,應先加重後遞減輕其刑,被告甲○○應依法遞減 輕其刑。 六、爰以行為人責任為基礎,審酌被告2人明知毒品具有成癮性 ,服用後會產生依賴性、耐藥性,且戒癮不易,嚴重妨害人 之身心健康,竟販賣混合二種以上之第三級毒品以牟利,將 導致購買毒品者沈迷於毒癮而無法自拔,直接戕害國民身心 健康,並進而導致施用毒品者為購買毒品施用而觸犯刑典之 情事發生,而間接危害社會治安助長毒品氾濫,嚴重影響社 會治安,所為實值非難;並斟酌本案查獲被告2人販賣第三 級毒品而混合二種以上之毒品未遂之次數為1次、對象係佯 裝購毒者之員警,併斟酌被告2人約定販賣毒品之數量非微 (交易價格6萬元、毒品咖啡包400包),兼衡被告2人犯後 均坦承犯行,及其等於本院審理時自陳之智識程度、家庭生 活經濟狀況(見本院卷第309頁至第310頁),暨檢察官求刑 之意見等一切情狀,量處如主文所示之刑。 肆、沒收部分: 一、第三級毒品均係管制藥品,特於毒品危害防制條例第11條之 1明定無正當理由,不得擅自持有;第18條第1項中段復規定 查獲之第三級毒品,無正當理由而擅自持有者,沒入銷燬之 。從而,依同條例第18條第1項中段應沒入銷燬之毒品,專 指查獲施用、持有第三級毒品而言;倘係同條例相關法條明 文規定處罰之犯罪行為,即非該條項應依行政程序沒入銷燬 之範圍,且該毒品即屬不受法律保護之違禁物,應回歸刑法 之適用而予沒收(最高法院100年度台上字第7150號刑事判 決參照)。扣案如附表編號2、3所示之物,經鑑驗均含有第 三級毒品4-甲基甲基卡西酮、甲基-N,N-二甲基卡西酮成分 等情,已如前述,均屬違禁物,且係被告2人為本案犯行所 用之物,爰依刑法第38條第1項之規定,於被告2人所受之罪 項下宣告沒收。又用以直接包裝上開附表編號2、3所示之毒 品之外包裝袋,均因與其內殘留之毒品難以析離,亦無析離 實益,當應整體視為毒品,依刑法第38條第1項之規定併予 宣告沒收。而鑑驗耗用之毒品既已滅失,自毋庸再予諭知沒 收。 二、扣案如附表編號1、5所示之物,分別是被告乙○○、甲○○用來 聯繫本案毒品交易使用之工具等情,業據其等供述明確(見 偵卷第227頁、本院卷第304頁),扣案如附表編號4、6所示 之物,係被告甲○○所有,據被告甲○○供稱:電子磅秤是我用 來秤毒品咖啡包重量(見偵卷第247頁),另扣案如附表編 號4所示之空分裝袋,與扣案如附表編號2、3所示毒品咖啡 包之包裝相似(參扣案物照片,見偵卷第175頁),堪認均 係供本案犯罪所用,均應依毒品危害防制條例第19條第1項 之規定,分別於被告乙○○(附表編號1之物)、甲○○(附表 編號4至6)所犯之罪項下宣告沒收。 三、至扣案如附表編號7所示之物,係被告乙○○所有,然係其個 人使用,與本案無關,據其陳述在卷(見偵卷第82頁),核 與本案犯罪無關,即不予沒收。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官吳珈維提起公訴,檢察官曾亭瑋到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  13  日          刑事第一庭 審判長法 官 林卉聆                   法 官 林信宇                   法 官 陳雅菡 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。                 書記官 陳建宏 中  華  民  國  114  年  2   月  13  日 附錄本案論罪科刑法條:               毒品危害防制條例第9條 成年人對未成年人販賣毒品或犯前三條之罪者,依各該條項規定 加重其刑至二分之一。 明知為懷胎婦女而對之販賣毒品或犯前三條之罪者,亦同。 犯前五條之罪而混合二種以上之毒品者,適用其中最高級別毒品 之法定刑,並加重其刑至二分之一。 毒品危害防制條例第4條 製造、運輸、販賣第一級毒品者,處死刑或無期徒刑;處無期徒 刑者,得併科新臺幣3千萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第二級毒品者,處無期徒刑或10年以上有期徒 刑,得併科新臺幣1千5百萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第三級毒品者,處7年以上有期徒刑,得併科 新臺幣1千萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第四級毒品者,處5年以上12年以下有期徒刑 ,得併科新臺幣5百萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣專供製造或施用毒品之器具者,處1年以上7年 以下有期徒刑,得併科新臺幣1百50萬元以下罰金。 前五項之未遂犯罰之。 【附表】 編號 物品名稱 備註 1 HTC手機1支(無SIM卡,IMEI:000000000000000) 所有人:乙○○ 2 毒品咖啡包(藍色包裝)368包 鑑定結果略以:㈠經檢視均為藍色包裝,編號A1至A368。驗前總毛重932.79公克(包裝總重約174.15公克),驗前總淨重約758.64公克。㈡隨機抽取編號A153鑑定,經檢視內含淡黃褐色粉末,淨重2.29公克,取0.84公克鑑定,檢出第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」及「甲基-N,N-二甲基卡西酮」等成分。測得「4-甲基甲基卡西酮」純度約5%。㈢依據抽測純度值,推估編號A1至A368均含「4-甲基甲基卡西酮」之驗前總純質淨重約37.93公克。 -參内政部警政署刑事警察局113年3月29日刑理字第1136037071號鑑定書,偵卷第281頁至第282頁 3 毒品咖啡包(青色包裝)8包 鑑定結果略以:㈠經檢視均為綠色包裝,外觀型態均相似,編號C1至C8。㈡驗前總毛重23.09公克(包裝總重約4.03公克),驗前總淨重約19.06公克。㈢隨機抽取編號C1鑑定,經檢視內含橘黃色粉末,淨重2.64公克,取1.35公克鑑定,檢出第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」及「甲基-N,N-二甲基卡西酮」等成分。測得「4-甲基甲基卡西酮」純度約8%。㈣依據抽測純度值,推估編號C1至C8均含「4-甲基甲基卡西酮」之驗前總純質淨重約1.52公克。 -參内政部警政署刑事警察局113年3月29日刑理字第1136037071號鑑定書,偵卷第281頁至第282頁 4 印有咖啡圖樣之空分裝袋1包 所有人:甲○○ 5 SAMSUNG手機1支(含SIM卡1枚,IMEI:000000000000000) 所有人:甲○○ 6 電子磅秤1個 所有人:甲○○ 7 i-phone手機1支(含SIM卡1枚,IMEI:000000000000000) 所有人:乙○○

2025-02-13

MLDM-113-訴-241-20250213-3

重訴
臺灣高雄地方法院

返還債權等

臺灣高雄地方法院民事裁定 112年度重訴字第252號 原 告 史佳穎 訴訟代理人 陳哲偉律師 鄭曉東律師 魏緒孟律師 被 告 謝仲瑜 訴訟代理人 陳俊偉律師 上列當事人間請求返還債權等事件,本院裁定如下:  主 文 原告應於本裁定送達翌日起10日內,補繳裁判費新臺幣133,408 元,逾期不繳納,即駁回原告之訴。  理 由 一、按訴訟標的之價額,由法院核定;核定訴訟標的之價額,以 起訴時之交易價額為準,無交易價額者,以原告就訴訟標的 所有之利益為準。民事訴訟法第77之1條第1項、第2項定有 明文。 二、本件原告起訴請求被告交付臺灣橋頭地方法院民國106年8月 14日橋院秋106司執字第17098號債權憑證暨繼續執行紀錄表 (下稱系爭債權憑證),及移轉該債權憑證所載債權予原告 ,而該債權憑證所載債權係原告、訴外人鄭芳蘭、林作榮將 其等對訴外人裕堂建設有限公司所有之債權讓與被告,債權 原本金額共計新臺幣(下同)5800萬元,且自98年起至107 年止,被告持系爭債權憑證聲請強制執行共3次,剩餘債權 原本為2948萬7434元(該3次受償情形及剩餘債權原本金額 、抵充等均如附表所載),是以本件訴訟標的價額即為原告 請求被告移轉之剩餘債權額2948萬7434元,應徵裁判費27萬 1512元,扣除已繳13萬8104元,應補繳13萬3408元,是以原 告應於本裁定送達翌日起10日內補繳該費用,逾期未繳即駁 回本件訴訟,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  12  日         民事第五庭法 官 賴寶合 正本係照原本作成。 如對本裁定(核定訴訟標的價額部分)抗告須於裁定送達後10日 內向本院提出抗告狀,並繳納裁判費新台幣1,500元。 其餘部分不抗告。 中  華  民  國  114  年  2   月  12  日              書記官 王珮綺

2025-02-12

KSDV-112-重訴-252-20250212-1

臺灣高雄少年及家事法院

離婚等

臺灣高雄少年及家事法院民事判決 111年度婚字第461號 原 告 乙○○ 訴訟代理人 康鈺靈律師 康進益律師 被 告 甲○○ 訴訟代理人 陳俊偉律師 上列當事人間請求離婚等事件,本院於一百一十三年十二月三十 一日言詞辯論終結,判決如下:   主   文 一、被告應給付原告捌佰伍拾參萬貳仟貳佰捌拾肆元,及自民國 一一二年九月二十二日起至清償日止,按週年利率百分之五 計算之利息。 二、原告其餘之訴駁回。 三、訴訟費用由被告負擔二分之一,餘由原告負擔。   事實及理由 一、原告主張:兩造於民國71年7月11日結婚,未約定夫妻財產 制,應以法定財產制為其財產制,後兩造雖於99年11月29日 因假離婚而辦理離婚登記,但業經本院以109年度婚字第536 號判決確認兩造婚姻關係存在確定(下稱前案)。嗣伊於111 年2月25日訴請離婚,兩造於112年9月20日和解離婚成立, 法定財產制因而消滅,應以起訴日即111年2月25日為基準日 (下稱基準日)。伊於基準日有如附表一所示婚後剩餘財產 ,被告則有如附表二所示婚後剩餘財產,被告婚後財產多於 原告,爰依民法第1030條之1第1項規定,請求兩造剩餘財產 之差額等語,並聲明:被告應給付原告新臺幣(下同)1,755 萬1,445元,及自112年9月22日起至清償日止,按週年利率 百分之5計算之利息。 二、被告則以:對於原告於基準日有附表一所示財產、伊於基準 日有附表二所示財產不爭執,但附表三所示財產均不應列入 伊婚後財產等語,資為抗辯,並聲明:原告之訴駁回。 三、兩造不爭執之事項:  ㈠兩造於71年7月11日結婚,婚後育有現均已成年之二子丁○○、 丙○○,有戶籍謄本、全戶戶籍資料查詢結果在卷可稽(見本 院卷一第13、15、43至46頁)。    ㈡兩造前曾簽立離婚協議書,於99年11月29日辦畢離婚登記, 嗣經原告訴請確認兩造婚姻關係存在,經前案判決兩造婚姻 關係存在確定(見本院卷一第17至23頁),後原告於111年2 月25日訴請離婚,兩造於112年9月20日在本院和解離婚。  ㈢兩造未約定夫妻財產制,兩造同意以起訴日即111年2月25日 作為計算夫妻現存婚後財產之基準日。  ㈣兩造對於附表一「原告基準日之婚後財產」、附表二所示「 被告基準日之婚後財產」均不爭執。  ㈤高雄市○○區○○段○○段0000地號土地應有部分萬分之349及其上 19037建號即門牌號碼同區北平一街3號5樓建物、新北市○○ 區○○段000地號土地應有部分10萬分之468、同區水源段631 地號土地應有部分10萬分之468、同區水源段640地號土地應 有部分10萬分之468、同區3615建號即門牌號碼同區仁愛路1 62之8號9樓建物分別登記在丁○○、丙○○名下,原告不再主張 借名登記(見本院卷二第527頁)。  ㈥宏岳書局營業收入39萬988元、日耀文化事業有限公司100萬 股、合記出版社股份有限公司300萬股均不列入被告婚後財 產(見本院卷二第511、517頁)。 四、本院之判斷  ㈠按夫妻未以契約訂立夫妻財產制者,除本法另有規定外,以 法定財產制,為其夫妻財產制,民法第1005條定有明文。次 按法定財產關係消滅時,夫或妻現存之婚後財產,扣除婚姻 關係存續中所負債務後,如有剩餘,其雙方剩餘財產之差額 ,應平均分配;但因繼承或其他無償取得之財產及慰撫金不 在此限,民法第1030條之1第1項亦有明定。本件兩造業已合 意以原告起訴之111年2月25日為剩餘財產分配之計算基準時 點,先予敘明。  ㈡如附表三編號1帳戶存款67萬8,712元,是否為被告之婚後財 產?    ⒈原告主張被告所有之如附表三編號1所示帳戶於基準日之餘 額為67萬8,712元,有國泰世華商業銀行存匯作業管理部1 11年9月1日國世存匯作業字第1110154757號函暨檢附之交 易明細可查(見本院卷一第273至284頁),堪信為真。   ⒉被告辯稱如附表三編號1所示帳戶餘額係因伊於97年1月10 日出售婚前財產即臺北市○○區○段000巷000弄00○0號房地 ,第四期價金872萬元於97年3月7日存入,故該帳戶所剩 餘額應為婚前財產變形等語。查原告對於被告所主張臺北 市○○區○段000巷000弄00○0號房地係被告婚前財產,被告 於97年1月10日出售臺北市○○區○段000巷000弄00○0號房地 ,第四期價金872萬元於97年3月7日存入等情均不爭執(見 本院卷二第515頁),且有被告該帳戶存摺內頁可證(見本 院卷二第173頁),上情固堪認定。但查,被告係於97年1 月10日出售其婚前財產之臺北市○○區○段000巷000弄00○0 號房地陸續得款,截至兩造剩餘財產基準日之111年2月25 日已達15年之久,而觀諸如附表三編號1所示帳戶之歷史 交易清單,後續仍有多筆其他款項轉出轉入(見本院卷一 第273至284頁),且不乏大筆款項出入,則被告出售婚前 財產所得之款項應認已與婚後所得之其他款項混同,且曾 經花用,此部分即無從認為附表三編號1所示帳戶內存款 屬被告婚前財產變形而來,而得自婚後財產扣除,是附表 三編號1所示帳戶存款67萬8,712元仍應全數計入被告婚後 財產。  ㈢如附表三編號2帳戶存款1,841元,及被告自該帳戶轉帳支出 之120萬元,是否為被告婚後財產?   ⒈按適用法定財產制之夫妻,就其婚前或婚後財產,均由夫 妻各自所有,且由夫妻各自管理、使用、收益及處分,民 法第1017條第1項前段、第1018條亦有明文,是以夫妻之 一方對於其各自所有之財產既有完全之管理、使用及收益 之權限,除非夫妻之一方對於婚後財產之處分行為,係故 意為減少他方對於剩餘財產之分配,原則上夫或妻可依己 意自由處分財產,非他方所得置喙。至民法第1030條之3 第1項雖規定:夫或妻為減少他方對於剩餘財產之分配, 而於法定財產制關係消滅前5年內處分其婚後財產者,應 將該財產追加計算,視為現存之婚後財產,但為履行道德 上義務所為之相當贈與,不在此限。惟民法第1030條之3 第1項規定之適用,除客觀上須有「5年內處分其婚後財產 」之行為外,尚須主觀上有「故意侵害他方配偶剩餘財產 分配請求權」之主觀要素始足當之,是夫妻之一方倘主張 他方係為減少剩餘財產之分配,而故意為財產之處分者, 自應就他方惡意處分婚後財產之事實負舉證責任,亦即夫 妻之一方應先舉證證明他方主觀上具有「故意侵害剩餘財 產分配請求權」之惡意存在,否則不得逕將對造於法定財 產制關係消滅前5年內所為婚後財產之處分行為,任意認 定係惡意處分而將該財產追加計算為其現存之婚後財產, 以免剝奪他方之財產自由處分權。   ⒉經查,原告主張被告所有之附表三編號2所示帳戶於基準日 之餘額為1,841元,且被告於110年12月13日自該帳戶轉帳 支出之120萬元,係被告為減少原告對於剩餘財產之分配 ,而於兩造離婚前5年內處分其婚後財產,自應將之追加 計算而視為現存之婚後財產等語,並提出元大商業銀行股 份有限公司111年9月14日元銀字第1110017233號函暨檢附 之交易明細為佐(見本院卷一第285至287頁),被告對於附 表三編號2所示帳戶於基準日之餘額為1,841元,且其於11 0年12月13日自該帳戶轉帳支出之120萬元等情不爭執(見 本院卷二第517頁),固然堪信為真。然被告否認附表三編 號2所示帳戶為婚後財產,且主張其無惡意處分之情,辯 稱附表三編號2所示帳戶均係伊娘家之租金收入,為無償 取得,至其提領120萬元係交付妹妹吳OO做為母親醫療、 生活費用等語。   ⒊證人即被告之妹吳OO雖於本院審理時證稱:石牌房屋是爸 爸留下來給我們的,租金是大家分,106年才開始出租, 每月租金一個人可以分到2萬7,000元,應該是匯到被告元 大帳戶;媽媽的醫療費是大家要分攤,三個人要均分,我 有收到被告匯款120萬元要給媽媽使用,那筆錢還剩多少 我沒有算,我有製作清單,把有單據的項目先列出來,媽 媽帳戶裡還有錢但不多,大概幾十萬元等語(見本院卷二 第279至291頁),然證人與被告有特殊親誼關係,刻意為 有利被告陳述之可能性本已甚高,且證人吳OO亦證稱:租 金沒有入到個人帳戶;媽媽的費用之前我比較沒有去算, 就是我跟兄弟姊妹說需要分攤多少,他們就會給我等語( 見本院卷二第283、285至287頁),則其所述關於石牌房屋 租金是否入各兄弟姊妹帳戶一節,已有前後不一;且母親 個人帳戶既然仍有幾十萬元餘額,何以需被告扶養,被告 之兄弟姊妹是否均支出同等金額扶養母親,又為何吳OO一 改原先要求兄弟姊妹不定時、不定額給付之方式,要求被 告一次性支出120萬元,證人所述情節與常情不符,證詞 憑信性有疑。再對照被證六之醫療、看護費用表格(見本 院卷二第167至169頁),吳OO自承係其自行製作(見本院卷 二第287頁),並無單據可資佐證。從而,如附表三編號2 所示帳戶內之金額,是否全然係被告娘家石牌房屋之租金 收入,被告之舉證尚有不足;被告母親是否有受扶養之需 要、是否確有支出醫療費用,亦難僅憑上開證人之證言認 定。   ⒋再者,確認婚姻關係存在之前案係於110年10月6日判決, 有該判決可考(見本院卷一第17至23頁),被告提領如附表 三編號2所示帳戶120萬元之時間則為110年12月13日,兩 者僅相隔2個月左右,由於兩造先前已為離婚登記,在此 判決後兩造恢復婚姻狀態,被告在前案判決後不久之時點 一次性大額提領金錢,實有可疑。雖被告表示係匯款給其 妹吳OO做為母親醫療及生活費用,但迄未能提出單據,且 亦未舉證過去有無固定支付母親醫療及生活費用,或母親 於110年12月時有何急需大筆金額且無法由其他兄弟姊妹 支應之情,自難認被告確有提領前開高額款項之必要,被 告就此部分主張,核屬無據。是認被告提領如附表三編號 2帳戶款項120萬元,核屬惡意處分婚後財產,應予追加計 算,與該帳戶餘額1,841元一併計為被告之婚後剩餘財產 。  ㈣如附表三編號3青山晴建設事業有限公司投資額,是否為被告 之婚後財產?   ⒈按借名契約係指當事人約定一方將自己之財產置於他方名 下,而仍由自己管理、使用、處分,他方允就該財產為出 名之契約,其成立側重於借名者與出名者間之信任關係, 及出名者與該登記有關之勞務給付,具有不屬於法律上所 定其他契約種類之勞務給付契約性質,屬於跟委任契約同 視,倘其內容不違反強制、禁止規定或公序良俗者,當賦 予無名契約之法律上效力,並類推適用民法委任之相關規 定(最高法院98年度台上字第76號、99年度台上字第1662 號判決意旨參照)。   ⒉被告主張青山晴建設事業有限公司股份,係訴外人陳甘霖 借名登記,非被告所有等語。證人陳甘霖於本院審理時證 稱:我不太擅長投資,有次被告跟我說有個青山晴建設事 業有限公司投資的機會,我表示我願意投入,大概從109 至110年間陸續轉了400萬元,於109年10月26日與被告簽 約,被告有跟我說我的股份借用她名義登記等語(見本院 卷二第293至303頁),已明確證稱其與被告有借名契約。 又被告與陳甘霖於109年10月26日簽立借名契約,契約內 容概為:陳甘霖將青山晴建設事業有限公司股份借用被告 名義登記,盈虧歸陳甘霖所有,被告不得取得,亦不得擅 自處分。陳甘霖得隨時終止借名關係,被告於收受終止借 名意思表示後,應配合辦理移轉等語,有借名契約可參( 見本院卷二第107頁),是而該借名契約係存在於陳甘霖( 借名人)與被告(出名人)間,而非被告之婚後財產。  ㈤如附表三編號4至6所示保險是否為被告婚後財產?   ⒈按保險費應由要保人依契約規定交付。保險契約終止時, 保險費已付足二年以上,如有保單價值準備金者,保險人 應返還其保單價值準備金,保險法第22條第 1項前段、同 法第116條第7項分別定有明文。可見保單價值準備金係由 繳納之保險費所累積形成,返還保單價值準備金之對象為 要保人,即要保人係依法律規定取得保單價值準備金。又 人壽保險之保單價值準備金於危險事故發生前,係用以作 為保險人墊繳保費、要保人實行保單借款、終止契約等保 險法上之原因,保險人應給付要保人金額之計算基準,此 觀保險法第116條第8項、第119條及第120條規定自明,此 部分金額形式上之所有權雖歸屬保險人,實質上之權利由 要保人享有,故如認其有財產價值,原則上應屬要保人所 有。人壽保險之要保人不僅可期待於其任意終止契約時領 回金錢,於終止前亦得質借取款,要保人既得對保險契約 之保價金向保險人為一定請求,保價金自具要保人對保險 人之債權性質,且保單價值準備金於契約終止前不會消失 ,終止後則轉換成解約金(最高法院101年度台上字第227 號、108年度台上字第1615號、109年度台上字第2475號裁 判意旨可資參照)。   ⒉如附表三編號4至6所示保險,於基準日之保單價值準備金 分別為310萬9元、309萬9,764元、120萬6,288元,如附表 三編號4、5之保險於111年5月27日解約、如附表三編號6 之保險於112年3月3日將要保人變更為丙○○一情,有南山 人壽保險股份有限公司113年5月3日南壽保單字第1130014 684號函暨檢附之保單明細表在卷可佐(見本院卷二第393 至395頁),應堪認定。本院審酌該些保險於基準日時被告 既為要保人,且保單價值準備金具財產價值,本應列為被 告名下之婚後財產,而保險受益人為何人與該些保險應列 為何人之財產無關,更不因被告事後於基準日後解約、變 更要保人而有異,是被告此部分所辯尚難採認,如附表三 編號4至6所示保險之保單價值準備金自均應列為被告之婚 後積極財產。  ㈥小結:依兩造不爭執事項及前開論述,原告之婚後財產為13 萬1,698元,被告之婚後財產為附表二及附表三編號1至2、4 至6之總和為1,719萬6,265元(計算式:7,909,651+9,286,61 4=17,196,265)。兩造剩餘財產之差額為1706萬4,567元(計 算式:17,196,265-131,698=17,064,567)。依民法第1030 條之1第1項規定,兩造剩餘財產之差額應平均分配予被告取 得,原告可分配之剩餘財產差額應為853萬2,284元(計算式 :17,064,567÷2=8,532,284,小數點以下四捨五入)。 五、綜上所述,原告依民法第1030條之1第1項規定,請求被告給 付853萬2,284元,及自112年9月22日起至清償日止,按週年 利率5%計算之利息,為有理由,應予准許,至逾上開範圍之 請求,則無理由,應予駁回。 六、本件事證明確,兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據,經審酌 認均不足以影響判決結果,自無庸逐一論述,附此敘明。 七、結論:原告之訴一部有理由,一部無理由,訴訟費用依家事 事件法第51條準用民事訴訟法第79條酌定由兩造按勝敗比例 負擔。        中  華  民  國  114  年  2   月  11  日          家事第一庭  法 官 王奕華 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如 委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。  中  華  民  國  114  年  2   月  12  日                 書記官 陳長慶  附表一:兩造不爭執之原告基準日之婚後財產 編號 財產 種類 所在地或名稱 價值(新台幣,未滿1元部分,四捨五入) 1 存款 高雄博愛路郵局帳號00000000000000號 13萬1,698元 2 動產 1995年出廠車號000-000號機車 0元 總計:13萬1,698元。 附表二:兩造不爭執之被告基準日之婚後財產 編號 財產 種類 所在地或名稱 價值(新台幣,未滿1元部分,四捨五入) 1 建物 OO市○○區○○段○○段0000地號土地應有部分萬分之352及其上19040建號即門牌號碼同區OOO街O號O樓建物 115萬元 2 存款 花旗財富管理銀行 460萬5,309元 3 保險 南山人壽年年春保險(保單號碼:Z000000000) 193萬1,154元 4 保險 南山人壽新康祥保險(保單號碼:Z000000000) 22萬3,188元 總計:790萬9,651元。 附表三:兩造有爭執之被告基準日之婚後財產 編號 財產 種類 所在地或名稱 價值(新台幣,未滿1元部分,四捨五入) 原告主張 被告抗辯 1 存款 國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶 67萬8,712元 雖被告確有於97年1月10日出售婚前財產臺北市○○區○段000巷000弄00○0號房地,部分價金872萬元於97年3月7日存入,但被告長期使用該帳戶而有進出,無法證明來自出售上開房地價金。 被告於97年1月10日出售婚前財產臺北市○○區○段000巷000弄00○0號房地,第四期價金872萬元於97年3月7日存入,屬婚前財產。 2 存款 元大商業銀行帳號000000000000000000號 120萬1,841元 被告轉帳支出120萬元應追加計算。 該帳戶為娘家房屋出租之租金所得,屬繼承或無償取得。且被告提領120萬元係奉養母親,履行道德上義務。 3 股票 青山晴建設事業有限公司投資額100萬股 價值原告未舉證(見本院卷二第519頁) 訴外人陳甘霖為被告之男友,且所述與常情不符,非借名登記。 係訴外人陳甘霖借名登記。 4 保險 南山人壽雙喜年年利率變動型還本終身保險(保單號碼:Z000000000) 310萬9元 基準日時要保人仍為被告 為丁○○投保,屬贈與丁○○而不應列入婚後財產,並在111年5月27日解約失效。 5 保險 南山人壽雙喜年年利率變動型還本終身保險(保單號碼:Z000000000) 309萬9,764元 基準日時要保人仍為被告 為丙○○投保,屬贈與丙○○而不應列入婚後財產。且在112年3月3日要保人變更丙○○。 6 保險 南山人壽吉利旺利率變動型年金保險(保單號碼:Z000000000) 120萬6,288元 基準日時要保人仍為被告 為丁○○投保,並在111年5月27日解約失效,不應列入婚後財產。 編號1至2、4至6總計:928萬6,614元

2025-02-11

KSYV-111-婚-461-20250211-2

簡附民
臺灣苗栗地方法院

請求損害賠償

臺灣苗栗地方法院刑事判決 114年度簡附民字第22號 原 告 張瑋伶 被 告 陳俊偉 上列被告經原告提起刑事附帶民事訴訟,請求損害賠償事件,本 院判決如下︰   主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。   理 由 一、因犯罪而受損害之人,於刑事訴訟程序,得附帶提起民事訴 訟,對於被告及依民法負損害賠償責任之人,請求回復其損 害,刑事訴訟法第487條第1項定有明文。是附帶民事訴訟之 提起,必以刑事訴訟程序之存在為前提。若刑事訴訟未經提 起公訴或自訴,而對於應負賠償責任之人提起附帶民事訴訟 ,刑事法院即應以其為不合法,依同法第502條第1項規定, 為駁回之判決(最高法院109年度台附字第10號判決意旨參 照)。 二、原告雖對被告提起本件刑事附帶民事訴訟,然查,臺灣苗栗 地方檢察署113年度偵緝字第619號案件雖經檢察官於民國11 3年12月16日偵查終結,向本院聲請以簡易判決處刑,然迄 今尚未繫屬於本院,有索引卡查詢證明、法院被告前案紀錄 表附卷可憑,依上開說明,原告於無刑事訴訟繫屬之情形下 ,對於被告提起刑事附帶民事訴訟,請求損害賠償,自非合 法,應予駁回。又原告之訴既經駁回,其假執行之聲請即失 所附麗,應併予駁回。另本案僅為程序判決,原告因上開犯 罪所受損害,仍可在刑事案件繫屬本院後,依法再行提起刑 事附帶民事訴訟請求損害賠償,或另循一般民事訴訟途徑起 訴請求賠償,不因本案判決結果而受影響,附此敘明。 三、依刑事訴訟法第502條第1項,判決如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  5   日          刑事第一庭  法 官 林信宇 以上正本證明與原本無異。 對本判決如不服,非對刑事訴訟之判決有上訴時,不得上訴,並 應於本判決送達後20日內,向本院提出上訴狀(應附繕本)。                 書記官  莊惠雯  中  華  民  國  114  年  2   月  5   日

2025-02-05

MLDM-114-簡附民-22-20250205-1

家繼簡
臺灣臺北地方法院

分割遺產

臺灣臺北地方法院民事判決 113年度家繼簡字第13號 原 告 陳綠涵 被 告 陳堡奇 陳室銓 陳俊偉 陳盈盈 黃喬蔓 上一人 之 訴訟代理人 李政豪 上列當事人間請求分割遺產事件,本院於民國114年1月8日言詞 辯論終結,判決如下:   主 文 被繼承人陳楊雪美所遺如附表一所示之遺產,應分割如附表一「 分割方法」欄所示。 訴訟費用由兩造依附表二所示之比例負擔。   事 實 壹、程序方面:   被告陳俊偉、陳盈盈經合法通知,未於言詞辯論期日到場, 核無民事訴訟法第386條各款所列情事,爰依原告之聲請, 由其一造辯論而為判決。 貳、實體方面: 一、原告起訴主張:  ㈠被繼承人陳楊雪美於民國112年1月3日死亡,遺有如附表一所 示之遺產,兩造為被繼承人之全體繼承人,應繼分如附表二 所示。被繼承人所遺如附表一所示遺產,並無不能分割之情 形,亦無不分割之約定,惟兩造無法協議分割,爰依民法第 1164條規定請求分割遺產。  ㈡並聲明:就被繼承人陳楊雪美所遺如附表一所示之遺產,請 求分割如附表一「分割方法」欄所示。 二、被告部分:  ㈠被告陳堡奇、陳室銓、黃喬蔓則以:同意原告主張。  ㈡被告陳俊偉、陳盈盈經合法通知,未於言詞辯論期日到場, 亦未提出任何書狀否認或爭執原告之主張。 三、本院之判斷:  ㈠按遺產繼承人,除配偶外,依下列順序定之:一直系血親卑 親屬。二父母。三兄弟姊妹。四祖父母;第1138條所定第一 順序之繼承人,有於繼承開始前死亡或喪失繼承權者,由其 直系血親卑親屬代位繼承其應繼分;同一順序之繼承人有數 人時,按人數平均繼承,但法律另有規定者,不在此限。民 法第1138條、第1140條、第1141條分別定有明文。次按繼承 人有數人時,在分割遺產前,各繼承人對於遺產全部為公同 共有;繼承人得隨時請求分割遺產,但法律另有規定或契約 另有訂定者,不在此限,民法第1151條、第1164條分別定有 明文。而法院選擇遺產分割之方法,應具體斟酌公平原則、 各繼承人之利害關係、遺產之性質及價格、利用價值、經濟 效用、經濟原則及使用現狀、各繼承人之意願等相關因素, 以為妥適之判決。又在公同共有遺產分割自由之原則下,民 法第1164條所稱之「得隨時請求分割」,依同法第829 條及 第830 條第1 項規定觀之,自應解為包含請求終止公同共有 關係在內,俾繼承人之公同共有關係歸於消滅而成為分別共 有,始不致與同法第829 條所定之旨趣相左,庶不失繼承人 得隨時請求分割遺產之立法本旨,換言之,終止遺產之公同 共有關係,既應以分割方式為之,將遺產之公同共有關係終 止改為分別共有關係,性質上自亦屬分割遺產方法之一(最 高法院82年度台上字第748號、85年度台上字第1873號、93 年度台上字第2609號判決意旨可資參照)。  ㈡原告主張被繼承人陳楊雪美於112年1月3日死亡時,遺有如附 表一所示之遺產,兩造為被繼承人之全體繼承人,應繼分如 附表二所示等情,業據其提出土地登記謄本、繼承系統表、 被繼承人除戶謄本、兩造戶籍謄本、財政部臺北國稅局遺產 稅免稅證明書、臺北市稅捐稽徵處112年地價稅核定稅額通 知書等件為證(見北簡卷第15至35頁),被告陳堡奇、陳室 銓、黃喬蔓對於原告上開主張均表示同意,而被告陳俊偉、 陳盈盈經合法通知未到庭爭執,復未提出書狀答辯,綜上事 證,堪信原告主張之事實為真。  ㈢關於遺產分割方法:   兩造均為被繼承人陳楊雪美之繼承人,如附表一所示之遺產 屬兩造因繼承公同共有,而本件又無不能分割遺產之約定, 揆諸前揭法條及說明,原告依民法第1164條規定,訴請分割 如附表一所示之遺產,自為有理由,應予准許。本院審酌被 繼承人陳楊雪美所遺如附表一編號2至6之存款及其利息,有 數量單位,性質係可分,認由兩造按如附表二所示之應繼分 比例分配取得為適當;另就如附表一編號1所示之不動產部 分,本院審酌依應繼分比例分別共有方式分割,亦屬遺產分 割方法之一種,故斟酌上開遺產之性質、經濟效用及全體共 有人之利益、當事人意見等情,認被繼承人陳楊雪美所遺如 附表一編號1所示之不動產,由兩造依附表二所示之應繼分 比例分割為分別共有為適當,爰判決如主文第1項所示。 四、本件遺產既因兩造無法協議分割,原告始提起訴訟,而分割 遺產之訴兩造在訴訟上之地位得互易,且兩造亦因本件遺產 分割而均蒙其利,依民事訴訟法第81條第2款規定,本院認 為本案訴訟費用由兩造依比例負擔,較為公允,爰諭知如主 文第2項所示。 五、訴訟費用負擔之依據:家事事件法第51條、民事訴訟法第80 條之1、第85條第1項。  中  華  民  國  114  年  1   月  23  日          家事第二庭  法 官 陳苑文 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如 委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。 中  華  民  國  114  年 1   月 23 日                 書記官 劉文松      附表一:被繼承人陳楊雪美之遺產 編號 遺產名稱 權利範圍或 金額數額 (新臺幣) 分割方法 1 臺北市○○區○○段○○段000地號土地 權利範圍: 1/240 原物分割,由兩造依附表二所示應繼分比例分割為分別共有。 2 彰化商業銀行大直分行存款 122元及其利息 原物分割,由兩造依附表二所示應繼分比例分配取得。 3 中華郵政股份有限公司台北北安郵局存款 19元及其利息 4 永豐商業銀行內湖分行存款 290元及其利息 5 台新國際商業銀行建北分行存款 41元及其利息 6 基隆二信廟口分社存款 50元及其利息 附表二:應繼分比例 編號 稱謂 姓名 應繼分比例 1 原告 陳綠涵 1/6 2 被告 陳堡奇 1/6 3 被告 陳室銓 1/6 4 被告 陳俊偉 1/6 5 被告 陳盈盈 1/6 6 被告 黃喬蔓 1/6

2025-01-23

TPDV-113-家繼簡-13-20250123-1

臺灣彰化地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣彰化地方法院刑事判決 113年度易字第1138號 113年度易字第1676號 公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 陳俊偉 上列被告因違反毒品危害防制條例案件,經檢察官分別提起公訴 (113年度毒偵字第474號、113年度毒偵字第2048號),本院原 依通常程序審理(113年度易字第1138號、第1676號),因被告 於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述,本院依簡式審判程 序合併審理並判決如下:   主 文 陳俊偉犯如附表所示之罪,各處如附表主文欄所示之刑及沒收。 得易科罰金部分,應執行有期徒刑柒月,如易科罰金,以新臺幣 壹仟元折算壹日。   犯罪事實及理由 一、本案之犯罪事實、證據及應適用之法條,除引用附件一、二 檢察官起訴書之記載外,證據部分補充:「被告陳俊偉於本 院準備程序及審理時之自白」。 二、被告前有如起訴書犯罪事實欄所載之論罪科刑及執行情形, 有臺灣高等法院被告全國前案紀錄表、法院前案紀錄表等件 在卷可稽。本院審酌檢察官於起訴書中已具體指出累犯之證 據方法,並經被告於本院審理時確認無誤,其於受有期徒刑 執行完畢後,復於5年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪, 為累犯,惟經參酌司法院釋字第775號解釋意旨,並衡諸被 告所犯前案與本案之罪質不同,尚無從以卷內證據認有累犯 加重其刑之必要,爰不依刑法第47條第1項規定,加重其刑 ,而僅將被告之前科、素行資料,列為刑法第57條之審酌事 項,併予敘明。 三、被告就附表編號1、2部分犯行,因主動供出其毒品來源,因 而查獲黃鍾仁販賣毒品犯行,經檢察官於起訴書記載上情, 並有化縣警察局北斗分局113年5月9日北警分偵字第1130007 922號刑事案件報告書、臺灣彰化地方檢察署檢察官113年度 偵字第7862號追加起訴書等附卷可參,爰就此部分依毒品危 害防制條例第17條第1項之規定,減輕其刑。 四、爰審酌被告曾因施用毒品經觀察、勒戒、強制戒治後,仍無 視於毒品對於自身健康之戕害及國家對於杜絕毒品犯罪之禁 令,竟再犯本案,足見其仍然欠缺戒除毒癮之意識與決心, 以致未能徹底戒除惡習、遠離毒害,顯未能善體國家設置觀 察、勒戒機構,協助毒品施用者戒除毒害之良法美意,難有 輕縱之理由;惟念及施用毒品本質上係戕害自身健康之行為 ,尚未嚴重破壞社會秩序或侵害他人權益,且於犯後坦承犯 行,並考量其素行、智識程度、生活狀況等一切情狀,分別 量處如主文所示之刑,且就附表編號1、2部分,審酌被告之 犯罪之情節、手法相近,行為次數為2次、時間間隔僅2天、 危害法益相同等情狀,經整體評價後,定其應執行之刑如主 文所示,並均諭知易科罰金之折算標準,以示懲儆,望其能 因自省而戒除毒癮。 五、沒收部分:  ㈠員警於①113年3月14日17時47分許扣得之第一級毒品海洛因1 包(驗餘數量0.1114公克)、②同時扣得之第二級毒品甲基 安非他命2包(驗餘數量各0.0328、0.1494公克)、③113年1 0月20日凌晨1時51分許扣得之第一級毒品海洛因1包(毛重0 .4公克),均屬違禁物,且係被告分別為附表編號1至3犯行 施用所剩,不問屬於被告與否,均應依毒品危害防制條例第 18條第1項前段規定沒收銷燬之,爰於附表各該犯行項下諭 知沒收銷燬之。  ㈡員警於①113年3月14日17時47分許扣得之注射針筒8支、②同時 扣得之玻璃球吸食器1組、玻璃球1個、③113年10月20日凌晨 1時51分許扣得之注射針筒1支,均為被告所有,且分別係供 被告為附表編號1至3犯行所用之物,業據其陳明在卷,均應 依刑法第38條第2項前段之規定,於附表各該犯行項下宣告 沒收。 六、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條第2項,判決如主文。 七、如不服本判決,應自判決送達之日起20日內,向本院提起上 訴(應附繕本)。 本案由檢察官吳怡盈、吳曉婷提起公訴,由檢察官徐雪萍到庭執 行職務。 中  華  民  國  114  年  1   月  22  日           刑事第八庭 法 官 陳彥志 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。 中  華  民  國  114  年  1   月  22  日                 書記官 邱筱菱 附錄本案論罪科刑法條全文: 毒品危害防制條例第10條 施用第一級毒品者,處六月以上五年以下有期徒刑。 施用第二級毒品者,處三年以下有期徒刑。 附表: 編號 犯罪事實 主文 1 陳俊偉於民國113年3月12日6、7時許,在彰化縣○○鎮○○路○○巷0○00號住處,以將海洛因摻水置於針筒內注射之方式,施用第一級毒品海洛因1次。 陳俊偉施用第一級毒品,處有期徒刑陸月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之第一級毒品海洛因壹包(驗餘數量0.1114公克)沒收銷燬之;扣案之注射針筒捌支,均沒收。 2 陳俊偉於113年3月14日7時許,在同上住處,以將甲基安非他命置於玻璃球內燒烤後吸食煙霧之方式,施用第二級毒品甲基安非他命1次。 陳俊偉施用第二級毒品,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之第二級毒品甲基安非他命貳包(驗餘數量0.0328公克、0.1494公克),均沒收銷燬之;扣案之玻璃球吸食器壹組、玻璃球壹個,均沒收。 3 陳俊偉於113年10月19日23時許,在彰化縣○○市○○路000號之彰化基督教醫院00院區000之0病房內,以將海洛因摻水置入注射針筒內再注射體內之方式,施用第一級毒品海洛因1次。 陳俊偉施用第一級毒品,處有期徒刑捌月。扣案之第一級毒品海洛因壹包(毛重0.4公克)沒收銷燬之;扣案之注射針筒壹支沒收。

2025-01-22

CHDM-113-易-1138-20250122-1

臺灣彰化地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣彰化地方法院刑事判決 113年度易字第1138號 113年度易字第1676號 公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 陳俊偉 上列被告因違反毒品危害防制條例案件,經檢察官分別提起公訴 (113年度毒偵字第474號、113年度毒偵字第2048號),本院原 依通常程序審理(113年度易字第1138號、第1676號),因被告 於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述,本院依簡式審判程 序合併審理並判決如下:   主 文 陳俊偉犯如附表所示之罪,各處如附表主文欄所示之刑及沒收。 得易科罰金部分,應執行有期徒刑柒月,如易科罰金,以新臺幣 壹仟元折算壹日。   犯罪事實及理由 一、本案之犯罪事實、證據及應適用之法條,除引用附件一、二 檢察官起訴書之記載外,證據部分補充:「被告陳俊偉於本 院準備程序及審理時之自白」。 二、被告前有如起訴書犯罪事實欄所載之論罪科刑及執行情形, 有臺灣高等法院被告全國前案紀錄表、法院前案紀錄表等件 在卷可稽。本院審酌檢察官於起訴書中已具體指出累犯之證 據方法,並經被告於本院審理時確認無誤,其於受有期徒刑 執行完畢後,復於5年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪, 為累犯,惟經參酌司法院釋字第775號解釋意旨,並衡諸被 告所犯前案與本案之罪質不同,尚無從以卷內證據認有累犯 加重其刑之必要,爰不依刑法第47條第1項規定,加重其刑 ,而僅將被告之前科、素行資料,列為刑法第57條之審酌事 項,併予敘明。 三、被告就附表編號1、2部分犯行,因主動供出其毒品來源,因 而查獲黃鍾仁販賣毒品犯行,經檢察官於起訴書記載上情, 並有化縣警察局北斗分局113年5月9日北警分偵字第1130007 922號刑事案件報告書、臺灣彰化地方檢察署檢察官113年度 偵字第7862號追加起訴書等附卷可參,爰就此部分依毒品危 害防制條例第17條第1項之規定,減輕其刑。 四、爰審酌被告曾因施用毒品經觀察、勒戒、強制戒治後,仍無 視於毒品對於自身健康之戕害及國家對於杜絕毒品犯罪之禁 令,竟再犯本案,足見其仍然欠缺戒除毒癮之意識與決心, 以致未能徹底戒除惡習、遠離毒害,顯未能善體國家設置觀 察、勒戒機構,協助毒品施用者戒除毒害之良法美意,難有 輕縱之理由;惟念及施用毒品本質上係戕害自身健康之行為 ,尚未嚴重破壞社會秩序或侵害他人權益,且於犯後坦承犯 行,並考量其素行、智識程度、生活狀況等一切情狀,分別 量處如主文所示之刑,且就附表編號1、2部分,審酌被告之 犯罪之情節、手法相近,行為次數為2次、時間間隔僅2天、 危害法益相同等情狀,經整體評價後,定其應執行之刑如主 文所示,並均諭知易科罰金之折算標準,以示懲儆,望其能 因自省而戒除毒癮。 五、沒收部分:  ㈠員警於①113年3月14日17時47分許扣得之第一級毒品海洛因1 包(驗餘數量0.1114公克)、②同時扣得之第二級毒品甲基 安非他命2包(驗餘數量各0.0328、0.1494公克)、③113年1 0月20日凌晨1時51分許扣得之第一級毒品海洛因1包(毛重0 .4公克),均屬違禁物,且係被告分別為附表編號1至3犯行 施用所剩,不問屬於被告與否,均應依毒品危害防制條例第 18條第1項前段規定沒收銷燬之,爰於附表各該犯行項下諭 知沒收銷燬之。  ㈡員警於①113年3月14日17時47分許扣得之注射針筒8支、②同時 扣得之玻璃球吸食器1組、玻璃球1個、③113年10月20日凌晨 1時51分許扣得之注射針筒1支,均為被告所有,且分別係供 被告為附表編號1至3犯行所用之物,業據其陳明在卷,均應 依刑法第38條第2項前段之規定,於附表各該犯行項下宣告 沒收。 六、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條第2項,判決如主文。 七、如不服本判決,應自判決送達之日起20日內,向本院提起上 訴(應附繕本)。 本案由檢察官吳怡盈、吳曉婷提起公訴,由檢察官徐雪萍到庭執 行職務。 中  華  民  國  114  年  1   月  22  日           刑事第八庭 法 官 陳彥志 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。 中  華  民  國  114  年  1   月  22  日                 書記官 邱筱菱 附錄本案論罪科刑法條全文: 毒品危害防制條例第10條 施用第一級毒品者,處六月以上五年以下有期徒刑。 施用第二級毒品者,處三年以下有期徒刑。 附表: 編號 犯罪事實 主文 1 陳俊偉於民國113年3月12日6、7時許,在彰化縣○○鎮○○路○○巷0○00號住處,以將海洛因摻水置於針筒內注射之方式,施用第一級毒品海洛因1次。 陳俊偉施用第一級毒品,處有期徒刑陸月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之第一級毒品海洛因壹包(驗餘數量0.1114公克)沒收銷燬之;扣案之注射針筒捌支,均沒收。 2 陳俊偉於113年3月14日7時許,在同上住處,以將甲基安非他命置於玻璃球內燒烤後吸食煙霧之方式,施用第二級毒品甲基安非他命1次。 陳俊偉施用第二級毒品,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之第二級毒品甲基安非他命貳包(驗餘數量0.0328公克、0.1494公克),均沒收銷燬之;扣案之玻璃球吸食器壹組、玻璃球壹個,均沒收。 3 陳俊偉於113年10月19日23時許,在彰化縣○○市○○路000號之彰化基督教醫院00院區000之0病房內,以將海洛因摻水置入注射針筒內再注射體內之方式,施用第一級毒品海洛因1次。 陳俊偉施用第一級毒品,處有期徒刑捌月。扣案之第一級毒品海洛因壹包(毛重0.4公克)沒收銷燬之;扣案之注射針筒壹支沒收。

2025-01-22

CHDM-113-易-1676-20250122-1

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