搜尋結果:周宛瑩

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簡上
臺灣臺南地方法院

毀損

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度簡上字第371號 上 訴 人 即 被 告 鄭丞勛 上列上訴人即被告因毀損案件,不服本院中華民國113年10月16 日113年度簡字第3380號第一審簡易判決(起訴案號:113年度偵 字第19517號),提起上訴,本院管轄之第二審合議庭判決如下 :   主 文 原判決關於刑之部分撤銷。 上開撤銷部分,鄭丞勛處拘役拾日,如易科罰金,以新臺幣壹仟 元折算壹日。 其餘上訴駁回。   事 實 一、鄭丞勛基於毀損之犯意,於民國113年3月31日3時54分許, 在臺南市○區○○路0段00號前,徒手推倒石頂天停放於該處之 車號000-0000號普通重型機車,致該機車左後照鏡及鏡座斷 裂,足生損害於石頂天。 二、案經石頂天訴由臺南市政府警察局第一分局報告臺灣臺南地 方檢察署檢察官偵查起訴。   理 由 壹、程序部分: 一、本案被告鄭丞勛於113年11月5日提起上訴時僅記載對原審判 決不服、理由後補等語(見本院簡上卷第8頁),而被告於 準備及審理程序經合法傳喚均未到庭,核其上訴狀內容,亦 未明示係對於原審判決之一部或全部提起上訴,應認被告係 就原判決之全部提起上訴,是原審判決認定之事實、罪名及 所處之刑,均為本案審理範圍,合先敘明。 二、按被告於第二審經合法傳喚,無正當之理由不到庭者,得不 待其陳述,逕行判決;對於簡易判決不服而上訴者,得準用 上開規定,刑事訴訟法第371條、第455條之1第3項分別定有 明文。查本件民國114年2月27日之審理期日傳票經合法送達 被告住、居所,被告於上開審理期日無正當理由未到庭,依 前揭規定,本院自得不待其陳述,由檢察官一造辯論而為判 決。 三、證據能力:  ㈠按被告以外之人於審判外之陳述,雖不符刑事訴訟法第159條 之1至之4之規定,然經當事人於審判程序同意作為證據,法 院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況,認為適當者, 亦得為證據;當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時, 知有刑事訴訟法第159條第1項不得為證據之情形,而未於言 詞辯論終結前聲明異議者,視為有前項之同意。刑事訴訟法 第159條之5第1項、第2項分別定有明文。查本判決下列所引 用之被告以外之人於審判外之陳述,屬傳聞證據,而被告於 本院準備及審理程序時均未到庭,迄本案言詞辯論終結前亦 未具狀聲明異議,本院審酌上開證據作成時之情況,並無違 法不當及證明力明顯過低之瑕疵,認為以之作為證據為適當 ,依刑事訴訟法第159條之5第2項規定,應具有證據能力。  ㈡本判決下列所引用之非供述證據,與本案待證事實間具有關 聯性,且無證據證明係公務員違背法定程序所取得,依刑事 訴訟法第158條之4之反面解釋,認有證據能力。 貳、實體部分:   一、上開事實,業經被告於原審審理中坦承不諱(本院易字卷第5 6頁),核與證人即告訴人石頂天於警詢中證述之情節相符( 見警卷第15至16頁),並有監視器錄影畫面截圖、告訴人之 機車照片等件在卷可稽(見警卷第19至21、23頁),足認被 告之自白與事實相符,本案事證明確,應依法論罪科刑。 二、核被告所為,係犯刑法第354條之毀損他人物品罪。 三、駁回上訴(犯罪事實及論罪)及撤銷改判(量刑)部分:  ㈠原審認被告本案犯行罪證明確,並論處刑法第354條之毀損他 人物品罪,經本院核閱上開證據無訛,是原審所認定之犯罪 事實及罪名之認事用法均無違誤,被告就此部分一併提起上 訴,為無理由。  ㈡又原審認本案事證明確而予以科刑,固非無見。然被告於上 訴後已與告訴人調解成立,並已當庭履行調解條件即賠償新 臺幣4千元,有本院調解筆錄(見本院簡上卷第59至60頁) 在卷可稽,是被告已彌補告訴人所受損害,犯後態度與原審 審理時已有不同,本案量刑基礎既有變更,則原審判決於量 刑時未及審酌上情,尚有未洽,自應就科刑部分予以撤銷改 判。  ㈢爰以行為人之責任為基礎,審酌被告恣意毀損告訴人之機車 ,顯然欠缺尊重他人財產權之法治觀念,並使告訴人受有損 失,應予非難,復考量被告坦承犯行之犯後態度,並已與告 訴人達成調解並賠償其損失等情,兼衡其犯罪動機、目的、 手段、毀損物品之價值、素行(見法院前案紀錄表),暨其 於原審審理時陳明之智識程度、家庭經濟狀況(見本院易字 卷第56頁)等一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知易科 罰金之折算標準。 據上論斷,應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第364條 、第368條、第369條第1項、第371條、第299條第1項前段規定, 判決如主文。 本案經檢察官林朝文提起公訴,檢察官黃彥翔、郭俊男到庭執行 職務。 中  華  民  國  114  年   3  月  18  日          刑事第十庭 審判長法 官 李音儀                   法 官 周宛瑩                   法 官 翁翎 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                   書記官 蘇冠杰 中  華  民  國  114  年  3   月  18  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第354 條 毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用,足以生損害於 公眾或他人者,處2 年以下有期徒刑、拘役或1 萬5 千元以下罰 金。

2025-03-18

TNDM-113-簡上-371-20250318-1

智簡
臺灣臺南地方法院

違反商標法

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度智簡字第5號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 郭香利 上列被告因違反商標法案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字 第15192號),因被告自白犯罪,本院改以簡易判決處刑如下:   主 文 郭香利犯商標法第九十七條之非法販賣侵害商標權之商品罪,處 拘役貳拾日,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。 扣案如起訴書附表所示之物,沒收。   事實及理由 一、本件犯罪事實及證據,除下列更正、補充外,其餘均引用檢 察官起訴書之記載(如附件)。 (一)犯罪事實末行所載搜索扣得仿冒商標商品之數量「1578件 」,更正為「1557件」。 (二)起訴書附表編號1商標文字/圖樣欄所載「POMPOM PUDDING 」,更正為「POMPOMPURIN」;查獲仿冒品欄所載「法飾 」、「1527件」,更正為「髮飾」、「1507件」。 (三)證據部分增列:被告於本院之自白。      二、核被告所為,係犯商標法第97條非法販賣侵害商標權之商品 罪。被告意圖販賣而持有、陳列之低度行為,為販賣之高度 行為所吸收,不另論罪。被告自民國111年7月22日前某日起 至112年1月16日為警搜索查獲時止,在所經營之蝦皮帳號販 賣仿冒商標之商品,其行為本質上具有延續、反覆實施之性 質,應論以一罪。被告以一延續性之販賣行為,同時侵害起 訴書附表所示各商標權人之法益,為想像競合犯,應從一重 處斷。 三、本院審酌被告為貪圖小利而販賣仿冒商標之商品,侵害商標 專用權人之潛在市場利益,所為實無可取,惟念其犯後於本 院坦承犯行,態度尚佳,所陳列、販賣之商品單價低廉,犯 罪情節非重,且無何犯罪前科,有其前案紀錄表可稽,兼衡 所查獲之仿冒品數量等一切情狀,量處如主文所示之刑,並 諭知易科罰金之折算標準。 四、扣案如起訴書附表所示之物,業經鑑定確屬仿冒商標之商品 ,依商標法第98條規定,不問屬於犯罪行為人與否,應宣告 沒收。  五、依刑事訴訟法第449條第2項、第450條第1項、第454條第2項 ,逕以簡易判決處刑如主文。 六、如不服本判決,應於判決送達之日起20日內,向本院提出上 訴狀。 中  華  民  國  114  年  3   月  18  日          刑事第十庭  法 官 周宛瑩 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書 狀(應附繕本)。                 書記官 趙建舜 中  華  民  國  114  年  3   月  18  日 附錄論罪法條: 商標法第97條 明知他人所為之前二條商品而販賣,或意圖販賣而持有、陳列、 輸出或輸入者,處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣5萬 元以下罰金;透過電子媒體或網路方式為之者,亦同。

2025-03-18

TNDM-114-智簡-5-20250318-1

交易
臺灣臺南地方法院

公共危險等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度交易字第1203號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 林永固 上列被告因公共危險等案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字 第17634號),本院判決如下:   主 文 乙○○被訴駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升零點二 五毫克以上部分無罪。 被訴過失傷害部分公訴不受理。   理 由 壹、公訴意旨略以:   被告乙○○於民國113年2月23日8時30分至10時20分許,在臺 南市鹽水區某宮廟飲用酒類後,已達不能安全駕駛動力交通 工具之程度,竟基於不能安全駕駛動力交通工具之犯意,於 同日10時20分許,自該處酒後駕駛車牌號碼0000-00號自用 小客車上路。嗣其於該日10時40分許,沿臺南市下營區紅甲 里臺19甲線由北往南方向行駛至7.8公里處與市區道路交岔 路口時,本應注意遵守道路交通號誌之指示行駛,而依當時 天候晴、日間自然光線、柏油路面乾燥無缺陷、無障礙物、 視距良好,並無不能注意之情事,竟疏未注意及此,貿然闖 越紅燈通過該路口,適告訴人甲○○騎乘車牌號碼000-0000號 普通重型機車,沿市區道路由西往東方向亦通過該路口,二 車遂發生碰撞,導致告訴人受有左側脛骨內踝移位性骨折、 左側手肘擦傷、頭皮開放性傷口之傷害。員警獲報前往台灣 基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院(下稱麻豆新 樓醫院)處理時,對被告施以酒精濃度吐氣測試,並於同日 12時6分許,測得其吐氣所含酒精濃度達每公升0.18毫克( 回溯駕車時之吐氣酒精濃度達每公升0.29毫克以上),始悉 上情。因認被告所為,係犯刑法第185條之3第1項第1款之吐 氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克以上仍駕駛動力交通 工具、同法第284條前段之過失傷害等罪嫌等語。 貳、無罪部分: 一、按犯罪事實應依證據認定之,無證據不得認定犯罪事實,不 能證明被告犯罪者,應諭知無罪之判決。刑事訴訟法第154 條第2項、第301條第1項分別定有明文。又犯罪事實之認定 ,應憑證據,如未能發現相當證據,或證據不足以證明,自 不能以推測或擬制之方法,以為裁判基礎;且認定犯罪事實 所憑之證據,雖不以直接證據為限,間接證據亦包括在內, 然而無論直接證據或間接證據,其為訴訟上之證明,須於通 常一般之人均不致有所懷疑,而得確信其為真實之程度者, 始得據為有罪之認定,倘其證明尚未達到此一程度,而有合 理之懷疑存在時,即應為有利於被告之認定,更不必有何有 利之證據,最高法院29年上字第3105號、40年台上字第86號 、76年台上字第4986號判決意旨可資參照。另檢察官就被告 犯罪事實,應負舉證責任,並指出證明之方法。刑事訴訟法 第161條第1項定有明文;是檢察官對於起訴之犯罪事實,仍 應負提出證據及說服之實質舉證責任,倘其所提出之證據, 不足為被告有罪之積極證明,或其指出證明之方法,無從說 服法院以形成被告有罪之心證,基於無罪推定之原則,自應 為被告無罪判決之諭知,此亦有最高法院92年台上字第128 號判決意旨足可參照。   二、公訴意旨認定被告涉犯刑法第185條之3第1項第1款之吐氣所 含酒精濃度達每公升零點二五毫克以上仍駕駛動力交通工具 罪嫌,無非係以被告於警詢及偵查中之供述、證人即告訴人 甲○○於警詢時之證述、臺南市政府警察局麻豆分局交通分隊 當事人酒精測定紀錄表、財團法人台灣商品檢測驗證中心呼 氣酒精測試器檢定合格證書、臺南市政府警察局舉發違反道 路交通管理事件通知單、道路交通事故現場圖、道路交通事 故調查報告表㈠㈡、告訴人傷勢照片、現場照片、證號查詢汽 車駕駛人、車輛詳細資料報表等件為其主要論據。 三、訊據被告固不爭執於前揭時、地,飲酒後駕駛自用小客車上 路,惟堅詞否認有何不能安全駕駛動力交通工具之犯行,辯 稱:我吐氣酒測值只有每公升0.18毫克,檢察官回推公式沒 有什麼依據可以證明,車禍當下也無法證明我不能安全駕駛 等語。經查:  ㈠被告於113年2月23日8時30分至10時20分許,在臺南市鹽水區 某宮廟飲用酒類後,於同日10時20分許,自該處駕駛車牌號 碼0000-00號自用小客車上路,並於同日10時40分許,沿臺 南市下營區紅甲里臺19甲線由北往南方向行駛至7.8公里處 與市區道路交岔路口時,與騎乘車牌號碼000-0000號普通重 型機車之告訴人甲○○發生碰撞,導致告訴人受有左側脛骨內 踝移位性骨折、左側手肘擦傷、頭皮開放性傷口之傷害,嗣 員警獲報前往麻豆新樓醫院對被告施以酒精濃度吐氣測試, 並於同日12時6分許,測得其吐氣所含酒精濃度達每公升0.1 8毫克等情,為被告所不爭執,核與證人即告訴人甲○○於警 詢時之證述情節大致相符(見警卷第17至23頁),並有麻豆 新樓醫院診斷證明書、臺南市政府警察局麻豆分局交通分隊 當事人酒精測定紀錄表、財團法人台灣商品檢測驗證中心呼 氣酒精測試器檢定合格證書、臺南市政府警察局舉發違反道 路交通管理事件通知單、道路交通事故現場圖、道路交通事 故調查報告表㈠㈡、告訴人傷勢照片、現場照片、證號查詢汽 車駕駛人、車輛詳細資料報表等件在卷可稽(見警卷第25、 27、29、33、35、37至39、47、49至63、65、67頁),此部 分事實首堪認定。  ㈡按刑法第185條之3不能安全駕駛罪於102年6月11日修正後規 定「駕駛動力交通工具而有下列情形之一者,處2年以下有 期徒刑,得併科20萬元以下罰金:一、吐氣所含酒精濃度達 每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達0.5%以上。二、有前款 以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物,致不能安全 駕駛。三、服用毒品、麻醉藥品或其他相類之物,致不能安 全駕駛。因而致人於死者,處3年以上10年以下有期徒刑; 致重傷者,處1年以上7年以下有期徒刑」。而其修正理由略 以:「一、不能安全駕駛罪係屬抽象危險犯,不以發生具體 危險為必要。爰修正原條文第1項,增訂酒精濃度標準值, 以此作為認定『不能安全駕駛』之判斷標準,以有效遏阻酒醉 駕車事件發生。二、至於行為人未接受酒精濃度測試或測試 後酒精濃度未達前揭標準,惟有其他客觀情事認為確實不能 安全駕駛動力交通工具時,仍構成本罪,爰增訂第2款」。 是修正後刑法第185條之3第1項第1款係以「吐氣所含酒精濃 度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達0.05%以上」為構 成要件,故行為人飲用酒類而駕駛動力交通工具,是否已達 不能安全駕駛之程度而構成該條項第1款之罪,自應以測試 之酒精濃度數值予以判斷,且行為人尚不得藉由提出其仍能 安全駕駛之反證以解免該款責任。若未經測試或測試後酒精 濃度未達上開標準,則應依其他客觀情事判定是否有不能安 全駕駛動力交通工具情形而構成該條項第2款之罪。  ㈢公訴意旨雖援引交通部運輸研究所於77年8月間之實驗研究, 認人體內吐氣酒精含量代謝率為每小時每公升0.0628毫克, 而被告自開始駕駛自用小客車上路至酒測之時間相距1小時4 6分鐘,依上開代謝率計算,被告開始駕車時體內所含酒精 濃度約每公升0.29毫克(計算式為:0.18MG/L+0.0628MG/L* 106/60=0.2909MG/L,四捨五入至小數點後第二位),達每 公升0.25毫克以上等語。然查:  ⑴本案被告經測試吐氣所含酒精濃度為每公升0.18毫克乙節, 業如前述,尚未達刑法第185條之3第1項第1款所明定之客觀 標準,揆諸該規定上開修正歷程及修正理由,即應進一步確 認被告於本案是否有其他客觀情事足認有不能安全駕駛動力 交通工具情形,倘在客觀測試酒精濃度未達該條款明定之標 準值之情形,仍容許以任意公式回溯推算,以認定被告符合 成立刑法第185條之3第1項第1款構成要件,形同架空同條項 第2款之適用,而與該規定之修法意旨背道而馳。  ⑵況檢察官並未提出起訴書所引用上開交通部運輸研究所文獻 之名稱及其完整內容,則該研究係如何進行、其所採用樣本 數量、參與施測對象之年齡、性別、體重、身體疾病狀況、 飲酒習慣等足以影響實驗結果之相關背景資料均未明瞭,而 依個人體質之差異,對酒精之反應本不一致,倘採集樣本有 異,或採取不同計算基準進行研究,均可能使酒精代謝率、 回溯推算之呼氣酒精濃度值存在多樣性之變化,故上開研究 認定「人體內酒精含量代謝率為每小時每公升0.0628毫克」 之結論,是否為具有相當準確性及普遍性之科學證據,而得 通用於個案情形均有差異之飲酒後駕駛動力交通工具之案件 中,已非無疑。而飲酒後酒精代謝之快慢,與不同飲酒者之 年齡、性別、身體狀況、飲酒習慣等因素均有相關,並將影 響酒精濃度數值測試之結果,被告本案飲酒後駕駛自用小客 車之情形,既難以認定是否與上開交通部運輸研究所之實驗 設計條件完全相同,自無法逕依上開代謝率公式回溯推算其 駕駛自用小客車上路當時之吐氣所含酒精濃度。是本案被告 縱對自身飲用酒類後駕駛自用小客車乙節並不爭執,然警員 對被告進行酒測時,已與被告駕駛自用小客車行為間隔相當 時間,且其吐氣所含酒精濃度亦未達每公升0.25毫克以上, 綜上所述,本院仍無法完全排除被告於本案駕駛自用小客車 時,實際吐氣所含酒精濃度低於每公升0.25毫克之可能,自 無法對被告論以刑法第185條之3第1項第1款之罪。  ㈣末查,被告雖因酒後駕駛自用小客車而發生車禍,然發生交 通事故之原因眾多,就本案車禍發生經過,固有臺南市政府 警察局舉發違反道路交通管理事件通知單、道路交通事故現 場圖、道路交通事故調查報告表㈠㈡、告訴人傷勢照片、現場 照片、證號查詢汽車駕駛人、車輛詳細資料報表等件(見警 卷第33、35、37至39、47、49至63、65、67頁)在卷可稽, 然上開證據僅能證明被告與告訴人發生碰撞、告訴人因而受 有傷害之事實。另告訴人即證人甲○○於警詢中證稱:我當時 騎乘普通重型機車沿市區道路由西向東方向,突然有一輛從 臺19甲線北向南的自小客車闖紅燈往我左側撞過來,對方車 速很快沒有減速,對方前車頭撞到我機車左側等語(見警卷 第18至19頁),被告於警詢、偵查及本院審理時則迭供稱: 車禍路口我常開車經過,以前是閃黃燈,所以我看到黃燈以 為是閃黃燈所以就往前繼續開,不知道已經改成紅綠燈號誌 等語(見警卷第9頁,偵卷第22頁,本院卷第138至139頁) ,上開供述證據均僅能證明被告有闖越紅燈而與告訴人發生 碰撞之過失,而無法據此推認被告駕駛自小客車闖越紅燈並 發生車禍之行為,與其駕駛前飲酒之行為有何關聯。再參以 卷內查無相關資料可認員警案發後,曾對被告製作生理平衡 檢測等測試之情形,且被告於車禍發生後前往麻豆新樓醫院 時,依當時之急診病歷資料,亦未見有何被告因酒精影響其 身心狀態之記載,有麻豆新樓醫院114年2月21日麻新樓歷字 第114102號函在卷可憑(見本院卷第95至111頁)。是本案 實亦無從單以被告發生上述交通事故及過程,即認定被告有 何受酒精影響駕駛或注意能力,而確實不能安全駕駛之情事 存在,附此敘明。 四、綜上所述,本件檢察官所提出之證據,在客觀上尚未達於通 常一般人均不致於有所懷疑,得確信其為真實之程度,因尚 有合理之懷疑存在,本院無從形成有罪之確信,揆諸前揭法 條規定及判決意旨,自應就被告被訴刑法第185條之3第1項 第1款之吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克以上駕駛 動力交通工具部分,為無罪判決之諭知。 參、公訴不受理部分 一、按告訴乃論之罪,告訴人於第一審辯論終結前得撤回其告訴 ;告訴經撤回者,法院應諭知不受理之判決;又不受理判決 ,得不經言詞辯論為之,刑事訴訟法第238條第1項、第303 條第3款、第307條分別定有明文。 二、查本件告訴人告訴被告涉嫌過失傷害案件,公訴意旨認被告 係觸犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌,依同法第287條前 段之規定,即須告訴乃論。茲告訴人於本院第一審言詞辯論 終結前,已於114年1月9日與被告在本院調解成立、告訴人 並具狀撤回告訴,有本院114年度南司刑移調字第57號調解 筆錄、告訴人親簽之刑事撤回告訴狀等件在卷可稽(見本院 卷第73至75頁),揆諸前開說明,應就被告被訴過失傷害部 分,諭知不受理之判決。 據上論斷,應依刑事訴訟法第301條第1項、第303條第3款,判決 如主文。 本案經檢察官廖羽羚提起公訴,檢察官丙○○到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  18  日          刑事第十庭 審判長法 官 李音儀                   法 官 周宛瑩                   法 官 翁翎 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀,並 應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本)「 切勿逕送上級法院」。                   書記官  蘇冠杰 中  華  民  國  114  年  3   月  18  日

2025-03-18

TNDM-113-交易-1203-20250318-1

臺灣臺南地方法院

沒入保證金

臺灣臺南地方法院刑事裁定 114年度聲字第467號 聲 請 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 具 保 人 陳奕廷 受 刑 人 張育仁 上列具保人因受刑人犯詐欺等案件,經檢察官聲請沒入保證金( 114年度執聲沒字第36號),本院裁定如下:   主 文 陳奕廷繳納之保證金新臺幣伍萬元及實收利息,沒入之。   理 由 一、按具保之被告逃匿,保證金已繳納者者,沒入之,刑事訴訟 法第118條第1項定有明文。又依上開規定沒入保證金時,實 收利息併沒入之,同法第119條之1第2項亦有明定。 二、聲請意旨略以:具保人因受刑人犯詐欺案件,經依法院指定 提出現金新臺幣5萬元之保證金後,將受刑人停止羈押,茲 因受刑人現已逃匿,應沒入具保人繳納之保證金(含利息) 等語。 三、經查:受刑人經檢察官依其住居所傳喚、拘提均未到案執行 ,經通知具保人偕同受刑人到庭,亦無效果,有送達證書、 拘票、拘提報告書等在卷可稽,足認受刑人顯已逃匿,自應 將具保人繳納之上開保證金及實收利息沒入之。 四、依刑事訴訟法第118條第1項、第119條之1第2項、第121條第 1項,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  18  日          刑事第十庭  法 官 周宛瑩 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。(應 附繕本)                 書記官 趙建舜 中  華  民  國  114  年  3   月  18  日

2025-03-18

TNDM-114-聲-467-20250318-1

金簡
臺灣臺南地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第174號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 李貴蘭 上列被告因洗錢防制法等案件,經檢察官提起公訴(113年度偵 字第31882號),因被告自白犯罪,本院改以簡易判決處刑如下 :   主 文 李貴蘭幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪,處有期 徒刑參月,併科罰金新臺幣壹萬元,有期徒刑如易科罰金,罰金 如易服勞役,均以新臺幣壹仟元折算壹日。   事實及理由 一、本件犯罪事實及證據,均引用檢察官起訴書之記載(如附件 )。並就證據部分增列:被告於本院審理時之自白。 二、核被告所為,係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助 詐欺取財罪,及刑法第30條第1項、洗錢防制法第19條第1項 後段之幫助洗錢罪。被告以一次交付帳戶之行為,助成不法 份子向起訴書附表所示2名被害人詐取匯款及洗錢,係一行 為幫助數次詐欺及洗錢犯行,且同時觸犯數罪名,為想像競 合犯,應從一重之幫助洗錢罪處斷。被告為幫助犯,犯罪情 節顯較正犯輕微,爰依刑法第30條第2項規定,按正犯之刑 減輕之。 三、本院審酌被告任意將金融帳戶交予不法份子使用,除使被害 人受有損害,並製造金流斷點,增加查緝犯罪之困難,破壞 社會治安及金融秩序,所為實不足取,於偵查中雖否認犯罪 ,但於本院業已坦認犯行,態度尚佳,兼衡各被害人受騙之 金額等一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金、 易服勞役之折算標準。   四、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項,逕以簡易判決 處刑如主文。 五、如不服本判決,得自收受送達之日起20日內,向本院提起上 訴。 中  華  民  國  114  年  3   月  17  日          刑事第十庭  法 官 周宛瑩 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書 狀(應附繕本)。                 書記官 趙建舜 中  華  民  國  114  年  3   月  17  日 附錄論罪法條: 中華民國刑法第339條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 洗錢防制法第19條第1項 有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元 以下罰金。

2025-03-17

TNDM-114-金簡-174-20250317-1

臺灣臺南地方法院

聲請具保停止羈押

臺灣臺南地方法院刑事裁定 113年度金訴字第2276號 114年度聲字第278號 114年度聲字第423號 聲 請 人 即 被 告 施松典 聲請人 即 選任辯護人 林淇羨律師 李佳盈律師(已解除委任) 上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件,經檢察官提起公訴( 113年度營偵字第2118號、113年度偵字第22884號、113年度偵字 第22885號、113年度偵字第26202號、113年度偵字第27795號、1 13年度偵字第29510號),並經聲請人聲請具保停止羈押,本院 裁定如下:   主 文 施松典羈押期間,自民國一百一十四年三月二十五日起延長貳月 。 具保停止羈押之聲請均駁回。   理 由 一、按羈押被告,偵查中不得逾2月,審判中不得逾3月,但有繼 續羈押之必要者,得於期間未滿前,經法院依刑事訴訟法第 101條或第101條之1之規定訊問被告後,以裁定延長之;延 長羈押期間,偵查中不得逾2月,以延長1次為限。審判中每 次不得逾2月,如所犯最重本刑為10年以下有期徒刑以下之 刑者,第一審、第二審以3次為限,第三審以1次為限。刑事 訴訟法第108條第1項、第5項分別定有明文。 二、被告施松典因違反組織犯罪防制條例等案件,經本院受命法 官訊問後,認被告涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項前段之 發起、指揮犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之三人以 上共同犯詐欺取財、修正後洗錢防制法第19條後段之一般洗 錢罪,均犯罪嫌疑重大,並有事實足認被告有反覆實施刑法 第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財罪之虞,有 刑事訴訟法第101條之1第1項第7款之羈押原因與必要,而於 民國113年10月25日裁定羈押在案,並於114年1月25日延長 羈押2月。  三、茲本院以羈押期間即將屆滿,於114年3月13日訊問被告後, 審酌被告於本院審理期日坦承起訴書所載部分犯行,並有卷 內相關證人供述證據及手機鑑識還原資料、刑案照片等非供 述證據可佐,足認被告上開犯罪嫌疑確屬重大。考量被告係 本案詐欺集團之發起人,並實際監督、指揮集團成員遂行詐 欺犯行,且其與同案被告林聖翔業於113年6月26日因詐欺案 件,經臺灣臺南地方檢察署檢察官核發拘票拘提到案調查, 同案被告林聖翔並於同年月28日經檢察官聲押獲准,被告仍 於同年8月繼續為三人以上共同詐欺取財犯行等情,是被告 並未從自己或共犯前開偵查及羈押程序中記取教訓而有所警 惕,參以被告自陳:我下面的人都靠我吃飯,如果我沒去拿 工作,他們就沒有錢賺,所以我8月繼續做等語,足認在被 告犯罪之外在條件並無明顯改善之情形下,再為同種犯罪類 型之蓋然性甚高,有事實足認被告有反覆實行加重詐欺取財 犯罪之虞,且被告羈押迄今,並無其他情事足認上開羈押原 因有何消滅或變更之情形,是上開羈押原因仍存在。審酌被 告所為本案犯行之被害人人數眾多,被害金額甚鉅,對於社 會治安、公共秩序、經濟信用等均有重大損害,權衡國家刑 事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由 之私益及防禦權受限制之程度,本院認尚難以具保、限制住 居、科技設備監控或報到等方式,代替羈押之執行,是對被 告維持羈押處分尚屬適當且必要,爰裁定被告應自114年3月 25日起,延長羈押2月。 四、至被告及其辯護人聲請意旨略以:本案集團共犯均遭查獲到 案,且被告用以連絡之手機均已扣案,各聯絡方式均須重新 辦理,客觀上無反覆實施同一犯罪之可能,而被告羈押迄今 已數月,期間均配合司法程序調查,被告歷經數次庭期已深 刻反省並認罪,守法意識已非薄弱,且被告父親已年邁,被 告希望能多陪伴父親,為確保後續執行程序,被告願接受定 期報到、限制住居、使用科技設備監控等方式替代羈押,故 請求具保停止羈押等語。然依本案詐欺集團之運作模式,係 由被告擔任與大陸地區詐欺電信機房成員聯繫之核心角色, 先由大陸地區詐欺集團成員向被害人施以詐術後,再由被告 指揮之本案詐欺集團成員向被害人收取款項,並將詐欺贓款 扣除分潤後匯回大陸地區,而上開大陸地區詐欺集團成員均 尚未查獲、被告迄今亦未提供該等成員資訊,實難認被告已 無持用新手機再與大陸地區詐欺集團成員重行聯繫之可能。 再參以被告坦承部分犯行之犯後態度、本案犯罪情節、被告 自承之犯罪動機及其經濟條件並未變更等情,及現行仍有同 案被告尚未到案進行審理之本院訴訟進行階段,尚難以認定 被告已無反覆實行加重詐欺取財犯罪之虞,亦無從以定期報 到、限制住居、使用科技設備監控等主要目的為防止逃亡之 手段替代羈押,是本案仍有保全被告以利審判、執行之必要 ,且查無刑事訴訟法第114條各款所列法定停止羈押之事由 ,則聲請人等所為前開具保停止羈押之聲請,尚難准許,應 予駁回。 五、依刑事訴訟法第108條第1項、第5項、第220條,裁定如主文 。 中  華  民  國  114  年  3   月  17  日          刑事第十庭 審判長法 官 李音儀                   法 官 周宛瑩                   法 官 翁翎 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。(應 附繕本)                   書記官 蘇冠杰 中  華  民  國  114  年  3   月  18  日

2025-03-17

TNDM-114-聲-278-20250317-1

金訴
臺灣臺南地方法院

違反組織犯罪防制條例等

臺灣臺南地方法院刑事裁定 113年度金訴字第2276號 114年度聲字第278號 114年度聲字第423號 聲 請 人 即 被 告 施松典 聲請人 即 選任辯護人 林淇羨律師 李佳盈律師(已解除委任) 上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件,經檢察官提起公訴( 113年度營偵字第2118號、113年度偵字第22884號、113年度偵字 第22885號、113年度偵字第26202號、113年度偵字第27795號、1 13年度偵字第29510號),並經聲請人聲請具保停止羈押,本院 裁定如下:   主 文 施松典羈押期間,自民國一百一十四年三月二十五日起延長貳月 。 具保停止羈押之聲請均駁回。   理 由 一、按羈押被告,偵查中不得逾2月,審判中不得逾3月,但有繼 續羈押之必要者,得於期間未滿前,經法院依刑事訴訟法第 101條或第101條之1之規定訊問被告後,以裁定延長之;延 長羈押期間,偵查中不得逾2月,以延長1次為限。審判中每 次不得逾2月,如所犯最重本刑為10年以下有期徒刑以下之 刑者,第一審、第二審以3次為限,第三審以1次為限。刑事 訴訟法第108條第1項、第5項分別定有明文。 二、被告施松典因違反組織犯罪防制條例等案件,經本院受命法 官訊問後,認被告涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項前段之 發起、指揮犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之三人以 上共同犯詐欺取財、修正後洗錢防制法第19條後段之一般洗 錢罪,均犯罪嫌疑重大,並有事實足認被告有反覆實施刑法 第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財罪之虞,有 刑事訴訟法第101條之1第1項第7款之羈押原因與必要,而於 民國113年10月25日裁定羈押在案,並於114年1月25日延長 羈押2月。  三、茲本院以羈押期間即將屆滿,於114年3月13日訊問被告後, 審酌被告於本院審理期日坦承起訴書所載部分犯行,並有卷 內相關證人供述證據及手機鑑識還原資料、刑案照片等非供 述證據可佐,足認被告上開犯罪嫌疑確屬重大。考量被告係 本案詐欺集團之發起人,並實際監督、指揮集團成員遂行詐 欺犯行,且其與同案被告林聖翔業於113年6月26日因詐欺案 件,經臺灣臺南地方檢察署檢察官核發拘票拘提到案調查, 同案被告林聖翔並於同年月28日經檢察官聲押獲准,被告仍 於同年8月繼續為三人以上共同詐欺取財犯行等情,是被告 並未從自己或共犯前開偵查及羈押程序中記取教訓而有所警 惕,參以被告自陳:我下面的人都靠我吃飯,如果我沒去拿 工作,他們就沒有錢賺,所以我8月繼續做等語,足認在被 告犯罪之外在條件並無明顯改善之情形下,再為同種犯罪類 型之蓋然性甚高,有事實足認被告有反覆實行加重詐欺取財 犯罪之虞,且被告羈押迄今,並無其他情事足認上開羈押原 因有何消滅或變更之情形,是上開羈押原因仍存在。審酌被 告所為本案犯行之被害人人數眾多,被害金額甚鉅,對於社 會治安、公共秩序、經濟信用等均有重大損害,權衡國家刑 事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由 之私益及防禦權受限制之程度,本院認尚難以具保、限制住 居、科技設備監控或報到等方式,代替羈押之執行,是對被 告維持羈押處分尚屬適當且必要,爰裁定被告應自114年3月 25日起,延長羈押2月。 四、至被告及其辯護人聲請意旨略以:本案集團共犯均遭查獲到 案,且被告用以連絡之手機均已扣案,各聯絡方式均須重新 辦理,客觀上無反覆實施同一犯罪之可能,而被告羈押迄今 已數月,期間均配合司法程序調查,被告歷經數次庭期已深 刻反省並認罪,守法意識已非薄弱,且被告父親已年邁,被 告希望能多陪伴父親,為確保後續執行程序,被告願接受定 期報到、限制住居、使用科技設備監控等方式替代羈押,故 請求具保停止羈押等語。然依本案詐欺集團之運作模式,係 由被告擔任與大陸地區詐欺電信機房成員聯繫之核心角色, 先由大陸地區詐欺集團成員向被害人施以詐術後,再由被告 指揮之本案詐欺集團成員向被害人收取款項,並將詐欺贓款 扣除分潤後匯回大陸地區,而上開大陸地區詐欺集團成員均 尚未查獲、被告迄今亦未提供該等成員資訊,實難認被告已 無持用新手機再與大陸地區詐欺集團成員重行聯繫之可能。 再參以被告坦承部分犯行之犯後態度、本案犯罪情節、被告 自承之犯罪動機及其經濟條件並未變更等情,及現行仍有同 案被告尚未到案進行審理之本院訴訟進行階段,尚難以認定 被告已無反覆實行加重詐欺取財犯罪之虞,亦無從以定期報 到、限制住居、使用科技設備監控等主要目的為防止逃亡之 手段替代羈押,是本案仍有保全被告以利審判、執行之必要 ,且查無刑事訴訟法第114條各款所列法定停止羈押之事由 ,則聲請人等所為前開具保停止羈押之聲請,尚難准許,應 予駁回。 五、依刑事訴訟法第108條第1項、第5項、第220條,裁定如主文 。 中  華  民  國  114  年  3   月  17  日          刑事第十庭 審判長法 官 李音儀                   法 官 周宛瑩                   法 官 翁翎 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。(應 附繕本)                   書記官 蘇冠杰 中  華  民  國  114  年  3   月  18  日

2025-03-17

TNDM-113-金訴-2276-20250317-6

附民
臺灣臺南地方法院

損害賠償

臺灣臺南地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度附民字第219號 附民原告 林宜靜 附民被告 黃靜梅 上列被告因違反個人資料保護法案件,經原告提起請求損害賠償 之附帶民事訴訟,因事件繁雜,非經長久之時日不能終結其審判 ,應依刑事訴訟法第504條第1項前段,將本件附帶民事訴訟移送 本院民事庭,特此裁定。 中 華 民 國 114 年 3 月 17 日 刑事第十庭 審判長法 官 李音儀 法 官 馮君傑 法 官 周宛瑩 以上正本證明與原本無異。 不得抗告。 書記官 趙建舜 中 華 民 國 114 年 3 月 17 日

2025-03-17

TNDM-114-附民-219-20250317-1

臺灣臺南地方法院

妨害自由

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度易字第2269號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 莊明勳 上列被告因妨害自由案件,經檢察官提起公訴(113年度營偵字 第1365號),本院判決如下:   主 文 莊明勳犯強制罪,處拘役參拾日,如易科罰金,以新臺幣壹仟元 折算壹日。   事實及理由 一、犯罪事實:   莊明勳於民國113年2月2日(起訴書誤載為27日)18時許, 駕駛車號0000-00號自小客車,行經臺南市柳營區柳營陸橋 時,因超車問題與駕駛車號000-0000號自小客車之陳家緯發 生行車糾紛,於同日時3分許,行至南光中學附近時,莊明 勳攔下陳家瑋與之發生爭論,嗣雙方駕車至路旁停車,莊明 勳下車走近陳家瑋車輛,質問何以逼車,陳家瑋隨即打電話 報警,邊與警方通話確認地點,同時駕車駛離該處繼續前行 ,莊明勳見狀亦駕車跟隨在後,並心生不滿,基於強制之犯 意,於同日時7分許,在新營區中興路與新進路口,趁陳家 緯停等紅燈之際,下車走向陳家瑋車輛駕駛座,拍打車窗要 求陳家瑋下車,陳家瑋不願下車,此時燈號轉為綠燈,莊明 勳即走至車輛前方阻擋陳家瑋駕車前行,並大喊叫警察來, 陳家瑋鬆開煞車致車輛略微往前移動因而觸及莊明勳,莊明 勳即向前趴在引擎蓋上,之後起身咆哮,並站在車頭位置打 電話報警,同時擋住陳家瑋去路,以此強暴方式妨害陳家瑋 自由駕車離去之權利。 二、證據名稱: (一)被告於警詢、偵訊及本院之供述。 (二)證人陳家緯於警詢、偵訊之指訴。 (三)行車紀錄畫面截圖1份(警卷第23-27頁)及光碟1片。 (四)臺南市政府警察局新營分局函覆之報案紀錄單2紙及職務 報告1份(院卷第35-41頁)。 (五)本院勘驗行車紀錄器光碟之勘驗筆錄及截圖1份(院卷61 -66頁)。 三、對被告辯解不採信之理由:   訊據被告固坦承上開客觀事實經過,惟否認構成強制犯行, 辯稱:因為陳家瑋之駕駛行為異常,我第1次攔他下來,他 說要報警,結果他趁機把車開走,第2次我攔他是因為他在 等紅燈,我敲駕駛座車窗請他下車,他不願意下車,也不願 意拉下車窗,我才去他車子前面擋住他並報警,我不讓他走 ,是因為我要叫警察來處理云云。經查: (一)本案事發經過,業據被告坦承不爭,並有上開證據名稱欄 所列各項證據足資佐證,堪以認定。 (二)按刑法第304條所稱之強暴、脅迫,以所用之強脅手段足 以妨害他人行使權利,或足使他人行無義務之事為已足, 並非以被害人之自由完全受其壓制為必要。又強制罪在刑 法學理上被歸類為「開放性構成要件」,因構成要件欠缺 表徵違法性之功能,不能因構成要件該當就認為具有「刑 事不法」,故需在違法性層次作違法性之正面審查,除由 反面尋找有無阻卻違法事由外,尚須從正面審查強制手段 與強制目的間之關聯性,即「手段與目的關聯性」是否可 非難,以此認定其違法性,若行為人所欲達成之目的與其 採取之手段間,逾越一般社會所能容忍之必要程度,或係 恣意結合此二者,即係欠缺內在關聯性,應認行為人之強 制目的、手段間之關聯具有可非難性,而屬刑法所欲處罰 之強制犯行。 (三)被告因超車行為與陳家瑋發生行車糾紛,雙方於南光中學 附近停車爭論,陳家瑋於報警過程中雖駕車駛離該處,然 陳家瑋於法並無必須留在該處繼續與被告理論或等候警方 到場之義務,其確實可自由駕車離去,被告爭辯陳家瑋報 警後卻又趁機駕車離開一節,並不足合理化被告隨後在車 道上阻擋陳家瑋駕車之行為(詳下述)。 (四)被告在陳家瑋駕車離開後亦跟隨在後,在新營區中興路與 新進路口,趁陳家緯停等紅燈之際,下車拍打陳家瑋駕駛 座車窗要求其下車,見其不願下車,即走至車輛前方,大 喊叫警察來,此時燈號已轉為綠燈,陳家瑋駕車略微往前 而觸及被告,被告即向前趴在引擎蓋上,之後起身咆哮, 並站在車頭位置打電話報警,陳家瑋之去路因而受阻,難 以自由駕車前行。被告於上開過程中,所為拍打車窗、咆 哮、站在車輛前方等等行為,衡諸社會常情,已足使一般 駕駛人感到心理上、物理上之壓迫,核屬強制罪之強暴手 段無誤。又被告縱已當場報警,並認應待警方到場處理雙 方之行車糾紛,然如前述,陳家瑋於法並無配合之義務, 被告若認陳家瑋先前之駕駛行為已有違規,本可檢舉或循 其他合法途徑解決,卻捨此不為,竟在車輛往來通行之車 道上,以上開行為阻擋陳家瑋駕車前行,如肯認此舉,等 同鼓勵一般大眾以私力救濟方式解決紛爭,實非法治社會 所允許,是從整體法秩序之觀點予以判斷,被告所採取之 強制手段與所欲達成之目的,難認具有正當合理關聯,已 具備違法性,構成可罰之強制行為。被告辯稱其係為讓警 察到場處理方阻止陳家瑋駕車離去,不足作為其強制行為 之正當事由,所辯無可採信。 (五)綜上,本案事證明確,被告犯行,堪以認定。 四、論罪科刑: (一)核被告所為,係犯刑法第304條第1項之強制罪。 (二)本院審酌被告未能以理性態度處理行車糾紛,先停車與陳 家瑋爭論未果,不滿陳家瑋報警後仍駕車駛離,竟在陳家 瑋行車中途之車道上,為本件強制犯行,妨害陳家瑋自由 駕車前行之權利,被迫於車道上等待警方到場,所為實屬 不當,且犯後否認犯行,法制觀念欠佳,惟並無前科,有 其前案紀錄表可稽,兼衡其行為手段並未造成實質損害, 本件犯罪情節非重等一切情狀,量處如主文所示之刑,並 諭知易科罰金之折算標準。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第310條之1,判 決如主文。 本案經檢察官董詠勝提起公訴,檢察官郭俊男到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  17  日          刑事第十庭  法 官 周宛瑩 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀,並 應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本)「 切勿逕送上級法院」。                 書記官 趙建舜 中  華  民  國  114  年  3   月  17  日 附錄論罪法條: 中華民國刑法第304條第1項 以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利者,處3年以 下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

2025-03-17

TNDM-113-易-2269-20250317-1

金簡
臺灣臺南地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第71號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 林清坤 上列被告因洗錢防制法等案件,經檢察官提起公訴(113年度營 偵字第3328號),因被告自白犯罪,本院改以簡易判決處刑如下 :   主 文 林清坤幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪,處有期 徒刑參月,併科罰金新臺幣參仟元,有期徒刑如易科罰金,罰金 如易服勞役,均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年,並應履行 如附件二調解筆錄所示之分期給付。   事實及理由 一、本件犯罪事實及證據,除犯罪事實第8行「於民國113年5月2 7日『某日前』」,更正為『前某日』,倒數第2至3行「匯款附 表所示金額至『附表所示帳戶』內」,更正為『新光帳戶』,其 餘均引用檢察官起訴書之記載(如附件一)。並就證據部分 增列:被告於本院之自白。 二、被告行為後,洗錢防制法之洗錢罪規定業經修正,於113年7 月31日公布,同年8月2日施行。修正前該法第14條第1項規 定:「有第2條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑, 併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後該法第19條第1項規 定:「有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有 期徒刑,併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產 上利益未達新臺幣1億元者,處6月以上5年以下有期徒刑, 併科新臺幣5千萬元以下罰金。」經比較結果,修正後第19 條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元 者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑,而屬得易科 罰金之罪,應認修正後規定較有利於被告,依刑法第2條第1 項但書規定,應適用修正後規定論處。 三、核被告所為,係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助 詐欺取財罪,及刑法第30條第1項、修正後洗錢防制法第19 條第1項後段之幫助洗錢罪。被告以一次交付帳戶之行為觸 犯上開罪名,為想像競合犯,應從一重之幫助洗錢罪處斷。 被告為幫助犯,犯罪情節顯較正犯輕微,爰依刑法第30條第 2項規定,按正犯之刑減輕之。 四、本院審酌被告因網路交友而任意將提款卡(含密碼)交予他 人使用,除使被害人受有損害,並製造金流斷點,增加查緝 犯罪之困難,破壞社會治安及金融秩序,所為實不足取,於 偵查中雖否認犯罪,但於本院業已坦認犯行,態度尚佳,且 與被害人調解成立,約定分期賠償,有本院調解筆錄可稽, 兼衡被害人受騙之金額不高,本件所生危害非鉅等一切情狀 ,量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金、易服勞役之折算 標準。 五、被告無何犯罪前科,有其前案紀錄表可稽,茲念其犯後於本 院坦認犯行,並與被害人調解成立,約定分期給付,斟酌上 情,認所宣告之刑以暫不執行為適當,爰併予諭知緩刑2年 ,並於緩刑期間內,課予被告如附件二調解筆錄所示分期給 付之負擔,以督促其確實履行調解內容,以啟自新。  六、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項,逕以簡易判決 處刑如主文。 七、如不服本判決,得自收受送達之日起20日內,向本院提起上 訴。 中  華  民  國  114  年  3   月  17  日          刑事第十庭  法 官 周宛瑩 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書 狀(應附繕本)。                 書記官 趙建舜 中  華  民  國  114  年  3   月  17  日 附錄論罪法條: 中華民國刑法第339條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 洗錢防制法第19條第1項 有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元 以下罰金。

2025-03-17

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