搜尋結果:黃鈞鑣

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臺灣高雄少年及家事法院

離婚等

臺灣高雄少年及家事法院民事判決 113年度婚字第236號 原 告 乙○○ 訴訟代理人 王維毅律師 黃鈞鑣律師 被 告 丙○○ 上列當事人間請求離婚事件,本院於民國113年11月28日言詞辯 論終結,判決如下:   主   文 准兩造離婚。 訴訟費用由被告負擔。   事實及理由 一、被告經合法通知,未於言詞辯論期日到場,核無民事訴訟法 第386條所列各款情形,依家事事件法第51條準用民事訴訟 法第385條第1項前段規定,爰依原告之聲請,由其一造辯論 而為判決。 二、原告主張:被告為大陸地區人民,兩造於民國97年11月23日 在加拿大溫哥華結為連理,復於98年3月3日在臺灣地區辦畢 結婚登記,並育有一子甲○○。又兩造婚後雖同住於高雄市○○ 區○○街00號,惟被告於106年2月3日返回大陸地區探親後未 再返臺,兩造因而形成分居狀態迄今,且兩造近年鮮有互動 ,顯見被告並無維持婚姻之意。據此,兩造之婚姻徒具形式 ,自屬難以繼續維持之重大事由。為此,爰依民法第1052條 第2項規定提起本訴等語。並聲明:如主文第1項所示。至被 告則未於言詞辯論期日到場,亦未提出書狀作何聲明或陳述 。 三、經查,原告主張之上開事實,有與其所述相符之戶籍謄本、 高雄○○○○○○○○113年3月13日高市三民戶字第11370159600號 與113年7月5日高市三民戶字第11370436500號函附兩造之結 婚登記申請書等相關資料、內政部移民署113年3月14日移署 南高一服字第1130034080號函附被告之入出國日期證明書與 大陸地區人民在臺灣地區居留申請書、財團法人「張老師」 基金會高雄分事務所113年5月7日(113)張基高監字第111號 函附訪視調查報告、原告與甲○○之入出境資料連結作業、兩 造與甲○○之平日生活照片、通訊軟體微信(WeChat)對話紀 錄截圖、青島中學學費支付證明及記載原告轉帳予被告關於 甲○○扶養費之微信對話紀錄截圖各1份(本院卷第17至18、4 5至58、61至68、73至74、87、89、107至114、117至124及1 51至154頁)附卷可稽,並與證人即原告之父李○賜所證情節 (本院卷第133至143頁)互核相符,且被告接獲李○賜所傳 送:「二夫妻(分開二地這樣不可以吧」之訊息後,於108 年11月6日係覆以:「先各安其所吧」之語,亦經核閱李○賜 與被告間之微信對話紀錄截圖(本院卷第149至150頁)自明 。又被告經合法通知,未於言詞辯論期日到場,復未提出書 狀作何聲明或陳述,堪信原告上開主張屬實。 四、有民法第1052條第1項以外之重大事由,難以維持婚姻者, 夫妻之一方得請求離婚。同法第1052條第2項前段定有明文 。蓋婚姻以雙方共同生活、相互扶持為目的,並以深摯情感 為基礎,如夫妻雙方婚姻生活之感情基礎業已破裂,且客觀 上亦難以期待其回復者,即可認有難以維持婚姻之重大事由 ,實無強求繼續維持婚姻關係之必要。查兩造婚姻關係雖仍 存續中,惟被告於106年2月3日返回大陸地區後未再入境, 兩造因而形成分居狀態迄今,且兩造近年鮮有互動,復自被 告傳送予李○賜上開微信對話訊息觀之,足見被告亦無維繫 婚姻之意願。換言之,兩造分居至今,感情確已疏離,且俱 已無維持婚姻之意,兩造之婚姻實無何幸福可期,依一般國 民法感情與道德觀,就兩造婚姻現況,確已達任何人處於同 一境況,俱將喪失維持婚姻之意願。亦即,兩造有難以維持 婚姻之重大事由,自無繼續維持婚姻之必要。從而,原告依 民法第1052條第2項規定請求判決離婚,於法相合,應予准 許。 五、依首開規定,判決如主文。   中  華  民  國  113  年  12  月  12  日          家事第一庭 法 官 劉子健 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀,並 按對造人數提出繕本。如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴 審裁判費。 中  華  民  國  113  年  12  月  12  日                書記官 洪大貴

2024-12-12

KSYV-113-婚-236-20241212-1

臺灣高雄地方法院

債務人異議之訴

臺灣高雄地方法院民事判決 113年度訴字第348號 原 告 柯莫玉瓊 被 告 陳寶珍 訴訟代理人 謝佳傑 黃鈞鑣律師 王維毅律師 上 一 人 複 代理人 謝昌育律師 上列當事人間債務人異議之訴事件,本院於民國113年11月19日 言詞辯論終結,判決如下:   主 文 本院一一二年度司執字第一零八四二一號返還房屋強制執行事件 之強制執行程序,應予撤銷。 訴訟費用由被告負擔。   事實及理由 一、原告主張:原告於民國109年10月19日因無力清償房貸,故 委由訴外人「昇浤地產開發公司」(下稱昇浤公司)將其名 下如附表所示之不動產(下稱系爭房地)出售予被告;兩造 並於同日簽立附買回權契約書(下稱系爭買回權契約),約 定原告得於系爭房地移轉登記予被告後3年內,以新臺幣( 下同)390萬元買回系爭房地,暨訂明在3年買回權期間內, 被告以每月租金1萬5,000元出租系爭房地予原告使用,如原 告有拖欠租金則原告之買回權消滅。又兩造另於109年12月2 4日簽立房屋租賃契約書(下稱系爭租約),約定由被告將 如附表所示編號2之建物(下稱系爭房屋)出租予原告使用 ,租期自109年12月24日至110年3月23日止,每月租金1萬5, 000元;兩造並於同日將系爭租約交由公證人余乾慶作成109 年度南院民公慶字第2275號公證書(下稱系爭公證書),系 爭公證書載明承租人即原告應於租期屆滿後返還房屋,如不 履行即應逕受強制執行之本旨。嗣被告持系爭公證書為執行 名義,聲請對原告強制執行,請求原告應將系爭房屋騰空返 還予被告,並經本院以112年度司執字第108421號返還房屋 強制執行事件受理(下稱系爭強制執行事件)。惟因系爭租 約租期於110年3月23日屆滿後,被告仍持續將系爭房屋以每 月1萬5,000元之租金出租予原告使用,故被告不得再執系爭 公證書對原告聲請強制執行,爰依強制執行法第14條第1項 前段規定,請求撤銷系爭強制執行事件之強制執行程序等語 。並聲明:如主文第1項所示。 二、被告則以:原告於110年3月至112年1月間,陸續有遲付、短 繳系爭房地租金之情事,依系爭買回權契約之約定,原告之 系爭房地買回權業已消滅。又3年買回權期間屆滿前,被告 已於111年間透過昇浤公司人員向原告表明如未繳納租金即 逕行聲請強制執行,亦於112年8月31日以存證信函向原告表 明因原告積欠租金,故租期屆至後不再續租系爭房屋予原告 ,是兩造就系爭房屋並未成立不定期租賃契約。另縱認兩造 於系爭租約於110年3月23日屆滿後,已就系爭房屋成立不定 期租賃契約,因原告自112年11月15日起即未給付系爭房屋 租金予被告,積欠租金達2月以上,被告以113年7月15日民 事答辯二狀催告原告應如數給付積欠之租金,原告迄今未付 ,經被告於113年9月18日準備程序當庭向原告為終止系爭房 屋不定期租賃契約之意思表示,故兩造間系爭房屋不定期租 賃契約亦經被告合法終止,是本件並無消滅或妨礙債權人即 被告請求原告將系爭房屋騰空返還之事由發生等語,資為抗 辯。並聲明:原告之訴駁回。 三、兩造不爭執之事項(見本院卷第273-274頁):  ㈠原告於109年12月4日將系爭房地以買賣為原因移轉所有權予 被告。  ㈡兩造於109年12月24日簽立系爭租約,約定由被告將系爭房屋 出租予原告使用,租期自109年12月24日至110年3月23日止 ,每月租金1萬5,000元。  ㈢兩造於109年12月24日將系爭租約公證,約定承租人原告應於 租期屆滿後返還房屋,並應依約給付租金或違約時應支付之 金額,如不履行,均應逕受強制執行,並由公證人余乾慶作 成系爭公證書。  ㈣嗣因系爭租約屆期終止,被告即持系爭公證書為執行名義, 向本院民事執行處聲請強制執行,請求原告應將系爭房屋騰 空返還予被告,並經本院以系爭強制執行事件受理。  ㈤兩造於109年10月19日簽立系爭買回權契約,約定自原告移轉 登記系爭房地予被告起3年內,原告得以390萬元之價格向被 告買回系爭房地,逾期則原告之買回權消滅;另約定買回權 期間被告以每月租金1萬5,000元出租系爭房地予原告,如原 告有拖欠租金則原告之買回權消滅。  ㈥系爭租約屆期日期即110年3月23日後,兩造仍依系爭買回權 契約,於原告移轉登記系爭房地予被告起3年內(即買回權 期間),由被告以每月租金1萬5,000元出租系爭房地予原告 。 四、本件爭點:   原告主張系爭公證書成立後,有消滅或妨礙債權人請求之事 由,故系爭強制執行事件之強制執行程序應予撤銷,是否有 據? 五、本院之判斷:  ㈠按依公證法規定得為強制執行之公證書,得為執行名義;當 事人請求公證人就下列各款法律行為作成之公證書,載明應 逕送強制執行者,得以該證書執行之:租用或借用建築物或 其他工作物,定有期限並應於期限屆滿時交還者,強制執行 法第4條第1項第4款、公證法第13條第1項第3款分別定有明 文。是觀諸上開規定之法理及制度設計,係當事人間就特定 法律行為作成公證書,並於公證書載明得逕送強制執行後, 該特定法律行為即生執行力,據此,債權人依上開規定執公 證書為執行名義聲請強制執行者,其得逕行強制執行之法律 行為成立要件、內容及範圍,均應依公證書載明之內容為形 式上認定,如該法律行為所生之債權已獲滿足,或另有其他 事由致無從強制執行該法律行為,公證書原定法律行為之執 行力即因而消滅。末按依公證法第11條第1項第3款規定,租 用或借用房屋,約定期間並應於期間屆滿時交還房屋者,經 公證人作成公證書載明應逕受強制執行時,固得依該公證書 執行之,若約定期間屆滿後,當事人合意延展租賃期間,則 該公證書原定給付之執行力,即因而歸於消滅。於延展期間 屆滿後,自不得再據為執行名義聲請強制執行(最高法院79 年度台上字第1838號判決先例意旨可資參照)。  ㈡經查,兩造於109年12月24日簽立系爭租約,約定由被告將系 爭房屋出租予原告使用,租期自109年12月24日至110年3月2 3日止,每月租金1萬5,000元;系爭租約並經公證人作成系 爭公證書,載明「約定逕受強制執行者其本旨:一、承租人 應於租期屆滿後返還房屋,如不履行,應逕受強制執行」等 情,為兩造所不爭執(見兩造不爭執之事項㈡、㈢),並有系 爭公證書、系爭租約在卷可憑(見本院卷第110-113、114-1 17頁),堪認為真,是揆諸上揭條文規定及說明,應認兩造 已就特定法律行為作成公證書,並載明應逕送強制執行之本 旨,而使系爭公證書所定之法律行為發生執行力,意即如符 合兩造以系爭公證書約定之條件:系爭租約租期於110年3月 23日屆滿,被告即得以系爭公證書為執行名義,逕對原告聲 請強制執行,請求原告履行交還系爭房屋之義務。  ㈢惟查,系爭租約租期於110年3月23日屆滿後,兩造仍依系爭 買回權契約之約定,於原告移轉登記系爭房地予被告之日即 109年12月4日起算3年內(即109年12月4日至112年12月3日 期間),由被告以每月租金1萬5,000元出租系爭房地予原告 ,此情為兩造所不爭執(見兩造不爭執之事項㈠、㈤、㈥), 並有系爭買回權契約、系爭房地登記謄本及異動索引附卷可 查(見審訴卷第15-19頁、本院卷第139-157頁);再參以被 告自承原告於110年3月23日系爭租約租期屆滿後,仍有繳納 部分系爭房屋之租金予被告(見本院卷第224、293-294頁) ,並有原告名下帳戶交易明細、匯款單據、存摺內頁為憑( 見本院卷第241-249、251、253-263頁),足認系爭租約原 定之租賃期限於110年3月23日屆滿後,兩造仍依系爭買回權 契約合意延展系爭房屋之租賃期間至112年12月3日為止,是 揆諸首揭說明,系爭公證書所約定原告應交還系爭房屋之期 限即系爭租約租期於110年3月23日屆至時,因兩造就系爭房 屋另有系爭買回權契約之租賃關係存續中,原告仍得依該租 賃關係占有使用系爭房屋,致被告無從依系爭公證書對原告 聲請強制執行,請求原告於斯時即交還系爭房屋,故系爭公 證書原定關於「承租人應於租期屆滿後返還房屋,如不履行 ,應逕受強制執行」約款所生之執行力,於此時即因而歸於 消滅。  ㈣按執行名義成立後,如有消滅或妨礙債權人請求之事由發生 ,債務人得於強制執行程序終結前,向執行法院對債權人提 起異議之訴,請求撤銷強制執行程序,強制執行法第14條第 1項前段定有明文。所謂消滅債權人請求之事由,係指足以 使執行名義之請求權及執行力消滅之原因事實,至所稱妨礙 債權人請求之事由,則係指使依執行名義所命之給付,罹於 不能行使之障礙而言(最高法院110年度台上字第2605號判 決意旨可資參照)。查被告前持系爭公證書為執行名義,聲 請對原告為強制執行,請求原告應將系爭房屋騰空返還予被 告,並經本院以系爭強制執行事件受理,此情為兩造所不爭 執(見兩造不爭執之事項㈣),並經本院依職權調閱系爭強 制執行事件卷宗查閱無訛,堪以認定,惟依上所述,系爭公 證書雖有載明系爭租約租期屆滿後原告應交還系爭房屋,如 未履行被告得持系爭公證書逕行強制執行之約款,然因系爭 租約之租期於110年3月23日屆至時,兩造已另依系爭買回權 契約合意延展系爭房屋之租賃期間,系爭公證書原定給付之 執行力,即因而歸於消滅,被告不得再執系爭公證書為執行 名義,聲請對原告為強制執行,是原告主張其有消滅或妨礙 系爭公證書執行力之異議事由等語,堪認可採,從而,原告 依強制執行法第14條第1項前段,請求撤銷系爭執行事件之 強制執行程序,核屬有據。  ㈤至被告雖以:原告於110年3月至112年1月間有遲付、短繳系 爭房地租金之情事,並自112年11月15日起即未給付租金予 被告,而被告有於111年間、112年8月31日,分別透過昇浤 公司人員通知、寄送存證信函等方式,告知原告租期屆至後 不再續租系爭房屋予原告,復以113年7月15日民事答辯二狀 催告原告應如數補繳積欠達2月以上之租金,因原告迄今未 付,故被告再於113年9月18日準備程序當庭向原告終止系爭 房屋之租賃契約,故兩造就系爭房屋之租約經被告合法終止 ,原告無權占有系爭房屋,自無排除系爭公證書執行力之依 據等語(見本院卷第159-160、293-294頁),並提出被告與 昇浤公司人員間LINE對話紀錄、上開存證信函為證(見本院 卷第193、275頁),然系爭租約租期於110年3月23日屆至後 ,兩造另依系爭買回權契約合意延展系爭房屋之租賃期間乙 情,既經本院認定如前,可見被告之所以自111年開始告知 原告租期屆至不再續租、催告原告補繳積欠之租金,並執系 爭公證書聲請對原告為強制執行,均非因原告於原先系爭租 約租期屆滿時,未履行交還系爭房屋之義務,而係因原告嗣 後於系爭買回權契約之租賃期間內,有未依約定繳納租金之 情事。惟兩造以系爭公證書所約定得逕行強制執行之法律行 為,僅限於「系爭租約」屆滿後原告所負之交還系爭房屋義 務,而不及於兩造於系爭租約租期屆至後,另依系爭買回權 契約合意延展租賃期間所生之租賃關係,是原告縱於系爭買 回權契約之租賃期間有積欠租金之情形,亦僅屬被告是否得 據此另行取得執行名義聲請強制執行之問題,該法律關係既 與兩造以系爭公證書特定之法律行為無涉,自不得認該法律 關係亦在系爭公證書發生執行力之範圍內,故被告以上開原 告於系爭租約租期屆至後、兩造另行延展之系爭買回權契約 租賃期間內,有未付租金情事而被告得以終止租約為由,認 被告仍得持系爭公證書為執行名義,聲請對原告強制執行請 求其交還系爭房屋,要非可採。   六、綜上所述,原告依強制執行法第14條第1項前段規定,請求 撤銷系爭強制執行事件之強制執行程序,為有理由,應予准 許。 七、本件事證已臻明確,兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據,經 本院審酌後,核與判決結果不生影響,爰不予逐一論駁,併 此敘明。 八、據上論結,本件原告之訴為有理由,爰判決如主文。 中  華  民  國  113  年  12  月  11  日          民事第四庭 審判長法 官 秦慧君                   法 官 王宗羿                   法 官 呂致和 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如 中  華  民  國  113  年  12  月  11  日                   書記官 莊佳蓁                    附表: 編號 不動產坐落 權利範圍 一 高雄市○○區○○段000地號土地 1萬分之68 二 高雄市○○區○○段0000○號建物(門牌號碼高雄市○○區○○路000號8樓之3,含共用部分同段2306建號權利範圍1萬分之55) 全部

2024-12-11

KSDV-113-訴-348-20241211-1

金訴
臺灣桃園地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度金訴字第881號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 林躍勲 選任辯護人 王維毅律師 黃鈞鑣律師 被 告 陳振恩 上列被告因組織犯罪防制條例等案件,經檢察官提起公訴(113 年度偵字第24984號)及移送併辦(113年度偵字第34476號), 本院判決如下:   主 文 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑拾月。 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月。   犯罪事實 一、乙○○、丁○○基於參與犯罪組織之犯意,分別自民國112年12月間、113年1月間某日起,參與「張啓煜」及通訊軟體Telegram暱稱「蚊靜」等人所組成3人以上,以實施詐術為手段,具有持續性、牟利性之有結構性詐欺犯罪組織(下稱本案詐欺集團,無證據證明有未滿18歲之人參與),分別擔任提款車手。乙○○、丁○○與本案詐欺集團成員間共同意圖為自己不法之所有,基於3人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡,先由本案詐欺集團成員於112年12月20日某時許,以通訊軟體Line暱稱「CR張經理」向丙○○佯稱可下載APP「崇仁智慧精靈」,並教其操作買賣股票等語,致丙○○陷於錯誤,於附表所示時間,匯款如附表所示之金額至附表所示之帳戶。林躍勳、丁○○復分別依暱稱「蚊靜」、「張啓煜」等詐欺集團成員之指示,於附表所示時間,分別提領附表所示之金額,並將所提領之款項,上繳予暱稱「蚊靜」、「張啓煜」,以此方式掩飾、隱匿詐欺所得之流向,林躍勳並獲得新臺幣(下同)3000元報酬。嗣丙○○察覺遭詐騙,報警處理,始循線查悉上情。 二、案經丙○○訴由桃園市政府警察局桃園分局報告臺灣桃園地方 檢察署偵查起訴及移送併辦。   理 由 一、證據能力部分:   (一)按組織犯罪防制條例第12條關於訊問(秘密)證人之筆錄, 以在檢察官或法官面前作成,並經踐行刑事訴訟法所定訊問 證人之程序者為限,始得採為證據之規定,係排除(一般) 證人於警詢陳述之證據能力之特別規定,然就被告於警詢之 陳述,對被告本身而言,則不在排除之列(最高法院102年 度台上字第2653號判決意旨參照);且上開規定,必以犯罪 組織成員係犯本條例之罪者,始足語焉,若係犯本條例以外 之罪,即使與本條例所規定之罪有裁判上一罪之關係,關於 該所犯本條例以外之罪,其被告以外之人所為之陳述,仍應 依刑事訴訟法相關規定,定其得否為證據(最高法院103年 度台上字第2915號判決意旨參照)。基此,本判決以下所引 用相關證人(含共犯)於警詢及偵查中未經具結之陳述,於 認定被告乙○○、丁○○所涉違反組織犯罪防制條例之犯罪事實 ,均不具有證據能力,而未採為判決之基礎,惟並不因此排 除作為本院認定被告2人所涉加重詐欺、洗錢等犯罪事實之 證據資料,先予敘明。 (二)按被告以外之人於審判外之陳述,雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4之規定,然經當事人於審判程序同意作 為證據,法院審酌該言詞陳述作成時之情況,認為適當者, 亦得為證據。刑事訴訟法第159條之5第1項定有明文。經查 ,公訴人、被告乙○○及其辯護人、被告丁○○就本判決以下所 引用被告以外之人於審判外之陳述,均同意有證據能力(見 本院卷第98頁),本院審酌該等證據之取得過程並無瑕疵, 以之作為證據係屬適當,認均有證據能力。 (三)次按除法律另有規定外,實施刑事訴訟程序之公務員因違背 法定程序取得之證據,其有無證據能力之認定,應審酌人權 保障及公共利益之均衡維護,刑事訴訟法第158條之4定有明 文。本案所引用之非供述證據,與本案均具有關聯性,並無 證據證明係公務員違背法定程序所取得,復經本院依法踐行 調查程序,是依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋,自應認 均具有證據能力。 二、認定犯罪事實所憑之證據及理由:   上揭犯罪事實,業據被告乙○○於偵查中、本院準備程序、審 理中均坦承不諱(113年偵字第24984號卷第166頁、本院卷 第96、149頁),被告丁○○於本院準備程序、審理中坦承不諱 (本院卷第96、149頁),並有附件所示之供述及非供述證 據可佐,足認被告2人上開任意性自白均與事實相符,堪予 採信。是本案事證明確,被告2人上揭犯行均洵堪認定,應 依法論科。 三、論罪科刑: (一)新舊法比較:  1.按行為後法律有變更者,適用行為時之法律。但行為後之法 律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2 條第1項定有明文。  2.詐欺犯罪危害防制條例:   於被告行為後,詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日修正 公布,並於同年8月2日施行。該條例第43條規定「犯刑法第 339條之4之罪,詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500 萬元者,處3年以上10年以下有期徒刑,得併科新臺幣3000 萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1 億元者,處5年以上12年以下有期徒刑,得併科新臺幣3億元 以下罰金。」係不利被告且於本案被告行為時所未明文之規 定,依罪刑法定原則,本案被告均無該規定之適用。  3.洗錢防制法: (1)按行為後法律有變更者,適用行為時之法律,但行為後之法 律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2 條第1項定有明文,已如前述。而同種之刑,以最高度之較 長或較多者為重,最高度相等者,以最低度之較長或較多者 為重,同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者,減輕 其刑至二分之一,則為有期徒刑減輕方法,同法第66條前段 規定甚明,而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較,應 就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形,綜其全部 罪刑之結果而為比較;刑法上之「必減」,以原刑減輕後最 高度至減輕後最低度為刑量(刑之幅度),「得減」則以原 刑最高度至減輕最低度為刑量,而比較之,此為本院統一之 見解。故除法定刑上下限範圍外,因適用法定加重減輕事由 而形成之處斷刑上下限範圍,亦為有利與否之比較範圍,且 應以具體個案分別依照新舊法檢驗,以新舊法運用於該個案 之具體結果,定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社 會勞動服務等易刑處分,因牽涉個案量刑裁量之行使,必須 已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後,方 就各該易刑處分部分決定其適用標準,故於決定罪刑之適用 時,不列入比較適用之範圍。又洗錢防制法於113年7月31日 修正公布,修正前洗錢防制法第14條第3項規定:「前二項 情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」該項 規定係105年12月洗錢防制法修正時所增訂,其立法理由係 以「洗錢犯罪之前置重大不法行為所涉罪名之法定刑若較洗 錢犯罪之法定刑為低者,為避免洗錢行為被判處比重大不法 行為更重之刑度,有輕重失衡之虞,參酌澳門預防及遏止清 洗黑錢犯罪第三條第六項增訂第三項規定,定明洗錢犯罪之 宣告刑不得超過重大犯罪罪名之法定最重本刑。」是該項規 定之性質,乃個案宣告刑之範圍限制,而屬科刑規範。以修 正前洗錢防制法第14條第1項洗錢行為之前置重大不法行為 為刑法第339條第1項詐欺取財罪者為例,其洗錢罪之法定本 刑雖為7年以下有期徒刑,但其宣告刑仍受刑法第339條第1 項法定最重本刑之限制,即有期徒刑5年,而應以之列為法 律變更有利與否比較適用之範圍。再者,關於自白減刑之規 定,於112年6月14日洗錢防制法修正前,同法第16條第2項 係規定:「犯前二條之罪,在偵查或審判中自白者,減輕其 刑。」112年6月14日修正後、113年7月31日修正前,同法第 16條第2項則規定:「犯前四條之罪,在偵查及歷次審判中 均自白者,減輕其刑。」113年7月31日修正後,則移列為同 法第23條第3項前段「犯前四條之罪,在偵查及歷次審判中 均自白者,如有所得並自動繳交全部所得財物者,減輕其刑 。」歷次修正自白減刑之條件顯有不同,而屬法定減輕事由 之條件變更,涉及處斷刑之形成,亦同屬法律變更決定罪刑 適用時比較之對象(最高法院113年度台上字第2720號判決 意旨參照)。 (2)本案被告2人所犯洗錢之前置特定犯罪為刑法第339條之4第1 項第2款加重詐欺罪,法定刑為「1年以上7年以下有期徒刑 ,得併科100萬元以下罰金」,且洗錢之財物或財產上利益 均未達1億元,經查:   ①被告乙○○於偵查中、本院準備程序、審理中均坦承不諱,已 如前述,倘依行為時法即112年6月16日修正生效後之洗錢 防制法第16條第2項規定,應減輕其刑(113年8月2日修正 生效後移列至第23條第3項前段,除偵、審自白外,尚須主 動繳交全部犯罪所得,方可減輕刑度,因此該次修正後之 規定,未較有利於被告,是仍應適用112年6月16日修正後 第16條第2項之減刑規定),是適用行為時法即修正前洗錢 防制法第14條第1項、112年6月16日修正後第16條第2項必 減規定,有期徒刑部分處斷刑範圍為有期徒刑1月以上6年1 1月以下;若適用裁判時法即113年8月2日修正生效後洗錢 防制法第19條第1項後段規定、112年6月16日修正後洗錢防 制法第16條第2項必減規定,有期徒刑部分處斷刑範圍則為 有期徒刑3月以上4年11月以下,經比較新舊法結果,依刑 法第2條第1項規定,論罪部分應適用修正後之洗錢防制法 第19條第1項後段之規定。   ②被告丁○○於本院準備程序、審理中始坦承本案犯行,已如前 述,不論依行為時法即112年6月16日修正生效後之洗錢防 制法第16條第2項或113年8月2日修正生效之同法第23條第3 項前段,均不得減輕其刑,是適用行為時法即修正前洗錢 防制法第14條第1項規定,有期徒刑部分法定刑範圍為有期 徒刑2月以上7年以下;若適用裁判時法即113年8月2日修正 生效後洗錢防制法第19條第1項後段規定,有期徒刑部分法 定刑範圍則為有期徒刑6月以上5年以下,經比較新舊法結 果,依刑法第2條第1項規定,論罪部分應適用修正後之洗 錢防制法第19條第1項後段之規定。 (二)是核被告乙○○、丁○○所為,均係犯組織犯罪防制條例第3條 後段參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款3人以上 共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段一般 洗錢罪。 (三)被告2人各自基於相同目的,針對同一告訴人,各自為數次 提領詐欺款項之行為,各行為間獨立性極為薄弱,侵害同一 法益,依一般社會健全觀念,在時間差距上,難以強行分開 ,在刑法評價上,以視為數個舉動之接續施行,合為包括之 一行為予以評價,較為合理,為接續犯,應各自論以一罪。 (四)想像競合之說明:   被告2人各自就本案所犯參與犯罪組織罪,與3人以上共同詐 欺取財、一般洗錢等犯行,均為想像競合犯,應各自依刑法 第55條規定,從一重之3人以上共同詐欺取財罪處斷。 (五)被告2人與本案詐欺集團其他成員間,就本案犯行有犯意聯 絡及行為分擔,均為共同正犯。 (六)刑之減輕事由:    1.詐欺犯罪危害防制條例: (1)按詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布,並於同年8 月2日施行,增訂第47條前段規定:「犯詐欺犯罪,在偵查 及歷次審判中均自白,如有犯罪所得,自動繳交其犯罪所得 者,減輕其刑;並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全 部犯罪所得,或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織 之人者,減輕或免除其刑。」屬有利於被告之規定,依刑法 第2條第1項後段規定,被告如符合該條之要件,仍應依該規 定予以減刑,合先敘明。 (2)查被告乙○○就上開加重詐欺取財犯行迭自偵查、本院準備程 序、審理中均自白犯行,已如前述,又其於本院訊問時自陳 本案取得之報酬為3000元等語(本院金訴卷第28頁),且已 於本院審理中繳回該犯罪所得,有本院收據在卷可稽(本院 卷第156-1頁),堪認全部犯罪所得已繳回,準此,自合於 詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之要件,應依該規定減輕 其刑。被告丁○○就其加重詐欺取財犯行於本院準備程序、審 理時始自白犯行,已如前述,則其不合於詐欺犯罪危害防制 條例第47條前段之要件,無從依上開規定減刑。  2.組織犯罪防制條例: (1)按犯第3條、第6條之1之罪,於偵查及歷次審判中均自白者 ,減輕其刑,組織犯罪防制條例第8條第1項定有明文。 (2)查被告乙○○於偵查中及本院審理時均坦承上開參與犯罪組織 犯行,本應依上開規定減輕其刑,然其所犯參與犯罪組織罪 係想像競合犯中之輕罪,是僅於量刑時,一併審酌該減刑規 定。被告丁○○於本院準備程序、審理中始坦承上開參與犯罪 組織犯行,不合於該條減刑之要件。  3.洗錢防制法:   查被告乙○○於偵查中及本院審理時均自白一般洗錢犯行,本 應依上開規定減輕其刑,本應依112年6月16日修正生效後洗 錢防制法第16條第2項之規定減輕其刑,惟其所為係從較重 之加重詐欺取財罪處斷,是僅於量刑時,一併審酌該減刑規 定。被告丁○○於本院準備程序、審理中始自白一般洗錢犯行 ,不合於該條減刑之要件。 (七)移送併辦:臺灣桃園地方檢察署檢察官113年度偵字第34476 號移送併辦意旨,與本案檢察官起訴之犯罪事實,有實質上 一罪關係,為起訴效力所及,本院自得予以審究。 (八)爰以行為人之責任為基礎,審酌詐欺集團犯罪危害民眾甚鉅 ,為政府嚴加查緝並加重刑罰,被告2人均正值青年,不思 循正當管道獲取財物,而加入詐欺集團犯罪組織,擔任取款 車手工作,將贓款轉交上手,以隱匿詐欺所得去向,損害財 產交易安全及社會經濟秩序;並考量被告乙○○始終坦承犯行 ,並繳回犯罪所得,被告丁○○犯後亦坦承犯行,及本案告訴 人遭詐款項合計高達20萬元,且被告2人均係居於聽命附從 之地位,尚非幕後主導犯罪之人;另斟酌被告2人均已與告 訴人達成調解,並分期履行賠償金額中,告訴人於本院審理 中亦陳稱其目前確有如期收到被告2人所給付之款項,希望 從輕量刑等語(見本院卷第147頁),堪認被告2人確有彌補 其等行為所造成損害之誠意及具體作為;兼衡被告2人之家 庭經濟狀況、智識程度(見被告2人警詢調查筆錄受詢問人 欄所載)、被告2人前均未受科刑判決之紀錄等一切情狀, 就其等所犯之罪,量處如主文第1項所示之刑。至於被告2人 想像競合所犯之輕罪即洗錢罪部分,雖有「應併科罰金」之 規定,惟本院整體衡量被告侵害法益之程度、經濟狀況等情 狀,認本院所處有期徒刑之刑度已足以收刑罰儆戒之效,尚 無再併科輕罪罰金刑之必要,附此說明。 (九)不宣告緩刑之說明:   被告2人固均請求為緩刑之宣告,惟按宣告緩刑,除應具備刑法第74條所定條件外,法院應就被告有無再犯之虞,能否由於刑罰之宣告而策其自新,及有無可認為暫不執行刑罰為適當之情形等因素而為判斷,屬實體法上賦予法院得依職權裁量之事項(最高法院107年度台上字第4923號判決意旨參照)。本院審酌被告2人雖均坦承本案犯行,且與告訴人達成調解,並遵期給付中,惟被告乙○○另涉犯加重詐欺案件,現由臺灣高雄地方法院審理中,被告丁○○則另涉犯加重詐欺、公共危險等案件,現分別由臺灣新北地方法院、臺灣彰化地方法院、臺灣高雄地方法院審理中,有本院被告2人法院前案紀錄表在卷可憑,並審酌被告2人不思以正當方法賺取財物而為本案犯行,難認本案僅經追訴、審判及刑之宣告,而未經現實矯正,即足令其等未來無再犯之虞,是本案仍有執行刑罰使其等知所警惕之必要,爰均不予宣告緩刑。 四、沒收部分: (一)按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律;本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者,亦適用之。但其他法律有特別規定者,不在此限,刑法第2條第2項、同法第11條定有明文。修正後洗錢防制法第25條第1、2項規定:「犯第19條、第20條之罪,洗錢之財物或財產上利益,不問屬於犯罪行為人與否,沒收之。犯第19條或第20條之罪,有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益,係取自其他違法行為所得者,沒收之」。揆諸前開規定,就本案一般洗錢罪關於洗錢之財物或財產上利益部分,自應優先適用洗錢防制法第25條第1、2項關於沒收之規定,至「本案一般洗錢罪洗錢之財物或財產上利益」以外之物,則應回歸刑法關於沒收規定適用,合先敘明。 (二)犯罪所得部分:  1.按犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之。但有特別規定者 ,依其規定;前二項之沒收,於全部或一部不能沒收或不宜 執行沒收時,追徵其價額;犯罪所得已實際合法發還被害人 者,不予宣告沒收或追徵,刑法第38條之1第1項、第3項、 第5項分別定有明文。次按,宣告前二條之沒收或追徵,有 過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微,或為 維持受宣告人生活條件之必要者,得不宣告或酌減之,刑法 第38條之2第2項亦有明定。  2.被告乙○○:其於本院訊問時自承因本案犯行獲有報酬3000元 (見本院卷第28頁),為其本案犯罪所得,惟其已自動繳回 該犯罪所得,且業與告訴人達成調解並持續給付調解內容, 均已如前述,本院認已達到沒收制度剝奪被告犯罪所得之立 法目的,如就此部分再諭知沒收其上開犯罪所得,將使其承 受過度之不利益,顯屬過苛,故不予宣告沒收或追徵。  3.被告丁○○:本案並無證據足認其確有因本案犯行而實際獲得 詐騙集團之分工報酬,自無從遽認其有何實際獲取之犯罪所 得,即無從諭知沒收。 (三)洗錢之財物或財產上利益:查上開被告2人提領之款項,固係其等洗錢之財物,然除被告乙○○從中分得之報酬外,其餘業已上繳詐欺集團不詳成員,被告2人均並未終局保有該等財物,倘諭知沒收,實屬過苛,爰均依刑法第38條之2第2項規定,不予宣告沒收。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官甲○○提起公訴及移送併辦,檢察官郭印山到庭執行 職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  9   日          刑事第七庭 審判長法 官 陳品潔                   法 官 高世軒                   法 官 吳宜珍  以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。                   書記官  吳梨碩 中  華  民  國  113  年  12  月  9   日 附錄本案論罪科刑法條: 組織犯罪防制條例第3條 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者,處3年以上10年以下有期 徒刑,得併科新臺幣1億元以下罰金;參與者,處6月以上5年以 下有期徒刑,得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微 者,得減輕或免除其刑。 以言語、舉動、文字或其他方法,明示或暗示其為犯罪組織之成 員,或與犯罪組織或其成員有關聯,而要求他人為下列行為之一 者,處3年以下有期徒刑,得併科新臺幣3百萬元以下罰金: 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。 三、購買商品或支付勞務報酬。 四、履行債務或接受債務協商之內容。 前項犯罪組織,不以現存者為必要。 以第2項之行為,為下列行為之一者,亦同: 一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。 二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上,已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。 第2項、前項第1款之未遂犯罰之。 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科1百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 修正後洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表: 告訴人 詐騙方式 匯款時間 (民國) 匯款金額(新臺幣) 提領人 提領時間 (民國) 提領金額(新臺幣) 提領帳戶 丙○○ 詐欺集團不詳成員於民國112年12月20日某時許,以通訊軟體Line暱稱「CR張經理」向告訴人佯稱可下載APP「崇仁智慧精靈」買賣股票獲利云云,致告訴人丙○○陷於錯誤,依指示匯款。 113年1月12日11時許 5萬元 林躍 113年1月12日11時27分許 2萬0005元 周天壯申設之臺中第一商業銀行000-00000000000號帳戶 113年1月12日11時27分許 2萬0005元 113年1月12日11時13分許 5萬元 113年1月12日11時28分許 2萬0005元 113年1月12日11時28分許 2萬0005元 113年1月12日11時29分許 1萬9005元 113年1月11日15時14分許 5萬元 丁○○ 113年1月11日15時26分許 6萬元 煙都申設之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 113年1時11日15時17分許 5萬元 113年1月11日15時27分許 4萬元 附件: 一、供述證據: 1.丙○○113.1.23.警詢(113年偵字第24984號卷第119-124頁) 2.丙○○113.7.22.準備(113年金訴字第881號卷第95-100頁) 3.丙○○113.11.4.審理(113年金訴字第881號卷第143-151頁) 二、非供述證據: 1.丙○○內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局桃園分局青溪派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、網路銀行交易明細、收據、手機對話擷圖(113年偵字第24984號卷第99-118、125-141頁) 2.提款照片(113年偵字第24984號卷第65-68頁) 3.第一商業銀行小港分行2024.03.14一小港字第000023號函所附之周天壯第一銀行回覆存款查詢之客戶基本資料、交易明細(113年偵字第24984號卷第71-78頁) 4.煙都之中華郵政客戶基本資料、歷史交易明細(113年偵字第24984號卷第69-70頁) 5.通聯調閱查詢單(113年偵字第24984號卷第79-98頁)

2024-12-09

TYDM-113-金訴-881-20241209-1

臺灣臺南地方法院

遷讓房屋

臺灣臺南地方法院民事判決 113年度訴字第676號 原 告 黃癸棠 訴訟代理人 王維毅律師 黃鈞鑣律師 被 告 楊天賜 上列當事人間請求遷讓房屋事件,於民國113年11月26日言詞辯 論終結,本院判決如下:   主 文 被告應將門牌號碼臺南市○市區○○街0號2樓之3房屋騰空交付原告 。 訴訟費用由被告負擔。 本判決於原告以新臺幣50萬元供擔保後,得假執行。但被告如以 新臺幣150 萬元為原告預供擔保,得免為假執行。   事實及理由 一、程序部分   被告經合法通知,未於言詞辯論期日到場,核無民事訴訟法 第386條所列各款情形,爰依同法第385 條第1項前段規定, 依原告之聲請,由其一造辯論而為判決。 二、原告主張:   原告於民國111年4月26日(日期下以「00.00.00」格式)與被 告簽訂不動產買賣契約書(下稱【系爭買賣契約】),約定 原告以新臺幣(下同)150萬元買受被告所有坐落於臺南市○ 市區○○段000○000地號土地之七王段174建號建物即門牌號碼 臺南市○市區○○街0號2樓之3房屋(下稱【系爭房屋】),並 於111.06.01辦理系爭房地所有權移轉登記完竣,詎被告仍 占用系爭房屋,爰依系買賣契約之交付買賣標的物請求權、 所有權之法律關係,請求被告遷讓返還系爭房屋等語,並聲 明:①被告應將系爭房屋騰空遷讓予原告。②訴訟費用由被告 負擔。③願供擔保請准宣告假執行。 三、被告未於言詞辯論期日到場,亦未提出書狀作任何聲明或陳 述。  四、得心證之理由  ㈠原告主張之事實,業據其提出不動產買賣契約書、不動產買 賣價金履約保證專戶收支明細暨點交確認書及建物、土地登 記第二類謄本為證,核與其主張事實相符,被告經合法通知 ,既未於言詞辯論期日到場爭執,亦未提出書狀作何聲明或 陳述,依民事訴訟法第280條第1、3 項規定,自應認原告之 主張為真實。  ㈡兩造簽訂系爭買賣契約,已由原告交付全部價金與被告並辦 理移轉所有權完畢,依系爭買賣契約第9 條約定,被告自應 交付系爭房屋,惟被告經催告遲未交付系爭房屋,有原告提 出之111.07.22 存證信函為證,是原告依買賣契約法律關係 請求被告自系爭房屋遷出並交付系爭房屋,自屬有據。 五、綜上所述,原告依系爭買賣契約,請求被告遷出交付系爭房 屋,為有理由,應予准許。 六、職權宣告假執行   原告陳明願供擔保聲請宣告假執行,核無不合,爰酌定相當   之擔保金額予以准許,併依同法第392條第2項規定,依職權   宣告被告得預供相當金額之擔保而免為假執行。 七、訴訟費用負擔   本件原告全部勝訴,爰依民事訴訟法第78條規定,命被告負 擔訴訟費用。 八、結論:原告之訴有理由,依民事訴訟法第385條第1 項前段 、第78條,判決如主文。 中  華  民  國  113  年  12  月  6   日          民事第五庭 法 官 陳世旻 上為正本係照原本作成。 如不服本判決,應於送達後20日內,向本院提出上訴狀並表明上 訴理由,如於本判決宣示後送達前提起上訴者,應於判決送達後 20日內補提上訴理由書(須附繕本),如委任律師提起上訴者, 應一併繳納上訴審裁判費。 中  華  民  國  113  年  12  月  9   日                書記官 林怡芳

2024-12-06

TNDV-113-訴-676-20241206-2

臺灣臺南地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度訴字第179號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 戴耀銘 選任辯護人 陳廷瑋律師 吳昌坪律師 高夢霜律師 被 告 吳政信 選任辯護人 王維毅律師 黃鈞鑣律師 被 告 葉佳豪 選任辯護人 麥玉煒律師 上列被告等因違反毒品危害防制條例案件,經檢察官提起公訴( 112年度偵字第31337號、第34309號、第34315號、113年度偵字 第1677號),本院判決如下:   主 文 一、戴耀銘共同意圖販賣而持有第三級毒品,處有期徒刑貳年捌 月。 二、葉佳豪共同意圖販賣而持有第三級毒品,處有期徒刑貳年貳 月。 三、扣案如附表編號1、2、4、6所示之物(均含外包裝袋)均沒 收;扣案如附表編號3、5、7至10、13至16、18、21、22所 示之物均沒收。 四、吳政信無罪。     犯罪事實 一、戴耀銘、葉佳豪均明知4-甲基甲基卡西酮(4-methylmethca-   thinone、Mephedrone、4-MMC)係毒品危害防制條例第2條第 2項第3款所列之第三級毒品,依法不得持有、販賣,竟共同 基於意圖販賣而持有第三級毒品4-甲基甲基卡西酮之犯意聯 絡,先由戴耀銘於民國112年9月10日至9月11日間某時許, 在臺南市○區○○路000巷00000號之成功公園,以新臺幣(下 同)8萬9,000元之代價,向真實姓名年籍不詳綽號「阿榮」 之人購買含有第三級毒品4-甲基甲基卡西酮成分之毒品半成 品粉末1包(約700公克),復於同年月16日至17日間某時許 ,在不詳地點向「阿榮」購買水果粉、包裝袋、分裝機,由 戴耀銘在臺南市○○區○○路000巷000號之租屋處(下稱本案租 屋處),將4-甲基甲基卡西酮與果汁粉依一定比例混合分裝 到咖啡包裝袋後,再與葉家豪一同進行將毒品咖啡包封口及 清點數量,而非法持有之,並伺機對外販售牟利。嗣經警於 112年10月11日17時1分許,持本院核發之112年聲搜字00149 8號搜索票,前往本案租屋處執行搜索,並經戴耀銘同意搜 索車牌號碼000-0000號自用小客車,因而扣得如附表所示之 物,始悉上情。 二、案經臺南市政府警察局第四分局報請臺灣臺南地方檢察署檢 察官指揮偵辦後起訴。   理  由 壹、有罪部分: 一、證據能力:   本案所引用之證據,檢察官、被告戴耀銘、葉佳豪及其等辯 護人均同意有證據能力,本院審酌該等證據之作成或取得之 狀況,並無非法或不當取證之情事,亦無顯不可信之情況, 復經本院於審判期日依法進行調查、辯論,均具有證據能力 。 二、認定事實之理由及依據:   上開犯罪事實,業據被告戴耀銘、葉佳豪於警詢、偵查、本 院準備程序及審理時均坦承不諱(警卷一第13至25頁、27至 37頁、39至41頁,偵卷一第43至51頁,偵卷四第11至15頁, 本院卷第75至92頁),核與證人即同案被告吳政信、證人徐 苡庭於警詢之陳述相符(警卷一第3至11頁,警卷二第27至3 2頁,偵卷三第41至47頁,本院卷第75至92頁),並有本院1 12年聲搜字第1498號搜索票、臺南市政府警察局第四分局搜 索扣押筆錄、扣押物品目錄表及收據、指認犯罪嫌疑人紀錄 表、現場照片、被告戴耀銘手機內之對話紀錄截圖照片、毒 品案件被告通聯紀錄表、內政部警政署刑事警察局113年1月 17日刑理字第1136007324號鑑定書、113年1月3日刑紋字第1 126071049號鑑定書(警卷二第33頁、35至43頁、47至53頁 、59至69頁、99至141頁、143頁,偵卷四第37至39頁、43至 50頁)在卷可參,並有如附表所示之物扣案可佐,足認被告 戴耀銘、葉佳豪上開任意性自白與事實相符,堪予採憑。從 而,本案事證明確,被告戴耀銘、葉佳豪上開犯行洵堪認定 ,應予依法論科。 三、論罪科刑: ㈠、按4-甲基甲基卡西酮係毒品危害防制條例第2條第2項第3款所 列之第三級毒品,不得擅自販賣及持有。再按行為人意圖營 利而購入毒品,在尚未尋找買主前,即為警查獲,其主觀上 雖有營利之意圖,客觀上亦有購入毒品之行為,但其既未對 外銷售,亦無向外行銷之著手販賣行為,自難認已著手實行 販賣毒品,應論以意圖販賣而持有毒品罪(最高法院109年 度台上字第4861號刑事判決意旨參照)。查被告戴耀銘將第 三級毒品4-甲基甲基卡西酮粉末,以一定比例與果汁粉進行 混合後分裝到咖啡包裝袋,再與被告葉佳豪一同進行封口完 成毒品咖啡包,以伺機販賣,核其等所為,均係犯毒品危害 防制條例第5條第3項之意圖販賣而持有第三級毒品罪。又附 表編號1、2、4、6所示之第三級毒品,總純質淨重合計已逾 5公克,是被告戴耀銘、葉佳豪共同持有逾量第三級毒品之 低度行為為其等意圖販賣而持有之高度行為所吸收,不另論 罪。 ㈡、按犯前五條之罪而混合二種以上之毒品者,適用其中最高級 別毒品之法定刑,並加重其刑至二分之一。毒品危害防制條 例第9條第3項定有明文。查本案查扣如附表編號2、4、6所 示之毒品咖啡包或毒品粉末,經檢出含有4-甲基甲基卡西酮 (4-Methylmethcathinone、Mephedrone、4-MMC)、微量甲 基-N,N-二甲基卡西酮(Methyl-N,N-Dimethylcathinone) 等第三級毒品成分,此有內政部警政署刑事警察局113年1月 17日刑理字第1136007324號鑑定書1份附卷可佐(偵卷四第3 7至39頁),是上開扣案之毒品咖啡包及毒品粉末混有2種以 上第三級毒品成分,固可認定,然依據前開鑑定書記載:微 量係指純度未達1%,故無法估算總純質淨重,是關於甲基-N ,N-二甲基卡西酮部分純度甚微,以精密儀器難以精確估算 其純質淨重,則被告戴耀銘、葉佳豪能否預見毒品咖啡包內 含二種以上毒品成分,顯非無疑,故依「所犯重於所知,從 其所知」之法理,本案難就被告戴耀銘、葉佳豪犯行論以毒 品危害防制條例第9條第3項之罪,爰此敘明。 ㈢、被告戴耀銘、葉佳豪就本案犯行,有犯意聯絡及行為分擔, 為共同正犯。 ㈣、按犯第4條至第8條之罪於偵查及歷次審判中均自白者,減輕 其刑,毒品危害防制條例第17條第2項定有明文。上開條文 所謂自白,係指行為人對於犯罪事實全部或主要部分為承認 ,且為應負刑事責任之陳述。其中犯罪事實之全部固無論矣 ,至何謂犯罪事實之「主要部分」,仍以供述包含主觀及客 觀之構成要件該當事實為基本前提,且須視被告或犯罪嫌疑 人未交代犯罪事實部分係歪曲事實、避重就輕而意圖減輕罪 責,或係出於記憶之偏差,或因不諳法律而異其效果。倘被 告或犯罪嫌疑人未交代之犯罪事實,顯係為遮掩犯罪真相, 圖謀獲判其他較輕罪名甚或希冀無罪,難謂已為自白;若僅 係記憶錯誤、模糊而非故意遺漏犯罪事實之主要部分,或祇 係對於自己犯罪行為之法律評價有所誤解,經偵、審機關根 據已查覺之犯罪證據、資料提示或闡明,於明瞭後而對犯罪 事實之全部或主要部分為認罪之表示,則不影響自白之效力 。查被告戴耀銘於偵查及審理中均自白犯罪,而被告葉佳豪 於偵查中雖否認所為違反毒品危害防制條例,但坦言知悉被 告戴耀銘混合、分裝咖啡包之目的係為用以販賣,其亦有參 與封口及清點咖啡包數量等客觀行為事實在卷(偵卷一第45 頁),則其既已肯認參與封口及清點毒品咖啡包數量之目的 係供日後販賣之用,所供認之基本社會事實,即有助於重要 關鍵事實之釐清,並可採為認定犯罪之依據,無礙其於偵查 中自白之效力,且被告葉佳豪於審理時亦自白犯罪,與被告 戴耀銘均符合前揭減刑規定,爰均依法減輕其刑。 ㈤、不依刑法第59條減刑之說明:   按刑法第59條規定之酌量減輕其刑,必須犯罪另有特殊之原 因與環境,在客觀上足以引起一般同情,認為即使予以宣告 法定最低度刑,猶嫌過重者,始有其適用。此所謂法定最低 度刑,固包括法定最低本刑,惟遇有其他法定減輕之事由者 ,則應係指適用其他法定減輕事由減輕其刑後之最低度刑而 言。倘被告別有法定減輕事由者,應先適用法定減輕事由減 輕其刑後,猶認其犯罪之情狀顯可憫恕,即使科以該減輕後 之最低度刑仍嫌過重者,始得適用刑法第59條規定酌量減輕 其刑(最高法院100年度台上字第744號刑事判決意旨參照) 。查被告戴耀銘、葉佳豪明知毒品對社會秩序及國民健康危 害至深,且其等持有並分裝完成欲供販賣之毒品咖啡包或尚 待混合分裝之毒品原料粉末之數量非微,一旦流入市面,勢 將嚴重戕害國民身心健康,並間接誘發其他犯罪,連帶敗壞 社會治安,且被告戴耀銘、葉佳豪均係為圖個人私利而為本 案犯行,客觀上難認有足以引起一般人同情之特殊原因或環 境,況被告戴耀銘、葉佳豪前經偵審自白減輕刑度後,所犯 之罪之處斷刑均已大幅減輕,尚無情輕法重之情形,是本院 認被告戴耀銘、葉佳豪之犯罪情狀皆無可憫恕之情形,且在 客觀上不足以引起一般人同情,亦無宣告法定最低度刑仍嫌 過重之情形,爰均不依刑法第59條規定予以減輕其刑。  ㈥、爰審酌被告戴耀銘、葉佳豪明知國家對於查緝毒品相關犯罪 禁令甚嚴、毒品戕害施用者身體健康嚴重,且一般施用者為 圖購買毒品解癮,往往不惜耗費鉅資以致散盡家財,非但可 能連累親友,甚或鋌而走險實施各類犯罪,對社會治安造成 潛在風險甚鉅,猶圖一己私利,共同分工完成毒品咖啡包伺 機販售,若確實售出毒品而流入社會,不僅助長毒品氾濫, 影響施用者身心、更將危害社會治安,所為殊值非難。又考 量被告戴耀銘負責購買毒品原料粉、果汁粉及分裝器具並混 和分裝,被告葉佳豪負責封口及清點毒品咖啡包數量,被告 戴耀銘於本案犯行中居於主導地位,被告戴耀銘、葉佳豪均 坦承犯行之犯後態度、意圖販賣而持有毒品數量不少,然毒 品尚未流入社會即為警查獲,並兼衡其等之犯罪動機、手段 ,被告戴耀銘無其他犯罪前科,被告葉佳豪有詐欺前科,有 臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可查,被告戴耀銘自陳為 國中畢業之教育程度,未婚,女友懷孕七個月,現與女友同 住,從事板模工,日薪約2300元,需扶養父親,被告葉佳豪 自陳為高職畢業之教育程度,離婚,有1名1歲子女,從事防 水工程,月薪約3萬3000元,現與雙親、子女同住之家庭生 活狀況等一切情狀,分別量處如主文第1項、第2項所示之刑 。 四、沒收: ㈠、按違禁物,不問屬於犯罪行為人與否,沒收之,刑法第38條 第1項定有明文。扣案如附表編號1、2、4、6所示之物,經 鑑定各含有附表編號1、2、4、6「檢出成分/備註欄」所示 之第三級毒品成分,均屬違禁物,且與本案犯行有關,除取 樣鑑定用罄部分外,連同無法與毒品析離之外包裝,均應依 刑法第38條第1項規定宣告沒收。 ㈡、按犯毒品危害防制條例第4條至第9條、第12條、第13條或第1 4條第1項、第2項之罪者,其供犯罪所用之物,不問屬於犯 罪行為人與否,均沒收之,毒品危害防制條例第19條第1項 定有明文。查扣案如附表編號3、5、7至10、13至16、21、2 2所示之物,均係被告戴耀銘、葉佳豪共同實行本案犯行所 用之物,且附表編號18所示手機,為被告戴耀銘所有並供購 買毒品粉末聯繫使用之用,此經被告戴耀銘供述在卷(警卷 一第30至32頁),均應依毒品危害防制條例第19條第1項規 定宣告沒收。 ㈢、至扣案如附表編號11、12、17、19至20、23、24所示之物, 據被告戴耀銘、葉佳豪陳稱均與本案犯行無關(警卷一第31 至32頁,警卷一第14頁),且無證據足認該等物品與本案犯 行有關,爰不予宣告沒收。 貳、無罪部分 一、公訴意旨另以:被告吳政信就上開事實,與被告戴耀銘、葉 佳豪有犯意聯絡及行為分擔,因認被告吳政信共同犯意圖販 賣而持有第三級毒品罪嫌等語。 二、按犯罪事實應依證據認定之,無證據不得認定犯罪事實;不 能證明被告犯罪或其行為不罰者,應諭知無罪之判決,刑事 訴訟法第154條第2項、第301條第1項分別定有明文。次按, 刑事訴訟法第161條第1項明定,檢察官就被告犯罪事實,應 負舉證責任,並指出證明之方法。因此,檢察官對於起訴之 犯罪事實,應負提出證據及說服之實質舉證責任。而認定犯 罪事實所憑之證據,雖不以直接證據為限,間接證據亦包括 在內;然而無論直接或間接證據,其為訴訟上之證明,須於 通常一般之人均不致有所懷疑,而得確信其為真實之程度者 ,始得據為有罪之認定,倘檢察官所提出之證據,不足為被 告有罪之積極證明,或其指出證明之方法,無從說服法院以 形成被告有罪之心證,基於無罪推定之原則,自應為被告無 罪判決之諭知(最高法院76年台上字第4986號、92年台上字 第128號判例意旨參照)。 三、公訴意旨認被告吳政信涉犯共同意圖販賣而持有第三級毒品 罪嫌,無非係以同案被告戴耀銘、葉佳豪之警詢及偵查中證 述、證人徐苡庭(原名楊潔伃)警詢中之證述、本院112年 聲搜字第1498號搜索票、臺南市政府警察局第四分局搜索扣 押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品照片、被告戴耀銘、證 人徐苡庭指認犯罪嫌疑人紀錄表、被告戴耀銘通訊軟體對話 紀錄截圖、內政部警政署刑事警察局113年1月17日刑理字第 1136007324號鑑定書、113年1月3日刑紋字第1126071049號 鑑定書等為主要依據。 四、訊據被告吳政信固坦認有於112年9月間進出本案租屋處及把 玩封膜機之事實,惟否認有何共同意圖販賣而持有第三級毒 品犯行,辯稱:我過去是幫忙掃地、並無從事混合、分裝及 封口咖啡包之行為等語。 五、經查:     被告吳政信於警詢、偵查、本院準備程序及審理中,始終否 認有參與混合、分裝及封口毒品咖啡包之情事,而檢察官據 以認定被告吳政信有上開共同參與分裝毒品咖啡包所憑主要 證據無非係同案被告即證人戴耀銘、葉佳豪警詢及偵查中之 證述、證人徐苡庭警詢之證述(至其餘上開檢察官出證之非 供述證據,僅足以證明本案租屋處遭查獲毒品咖啡包及分裝 器具,被告戴耀銘有意對外販賣毒品咖啡包,及毒品咖啡包 與分裝器具上檢驗出被告戴耀銘、葉佳豪指紋等事實)。然 本院認上開證人之歷次所證均有瑕疵,且互相歧異、矛盾, 均難採為不利被告吳政信認定之依據。茲述如下: ㈠、同案被告即證人葉佳豪、證人徐苡庭雖於警詢或偵查中均曾 證稱被告吳政信有從事毒品咖啡包之封口、清點數量等語, 然: 1 、證人葉佳豪前於偵查中陳稱:吳政信在9月20日以前有過去幫 忙封口,當時我在場有看到(偵卷一第45至46頁),於審理 時改稱:我從8月底後就沒有再跟吳政信聯絡,吳政信大概10 月初後就沒有再去本案租屋處,毒品是我結婚後隔天即112 年9月20日進到本案租屋處,吳政信在9月20日以前是封咖啡 包裝,裡面沒有裝東西,吳政信是封空氣,吳政信沒有幫忙 分裝,是幫忙清點毒品咖啡包等語(本院卷第202至204頁、 208頁)。則證人葉佳豪倘自112年8月底即未再與吳政信聯 絡,其如何能在112年9月20日前在場目睹被告吳政信有在本 案租屋處封口毒品咖啡包之行為?且倘毒品原料係112年9月2 0日始備妥放置在本案租屋處,被告吳政信又如何能在此前 即有封口毒品咖啡包及清點數量之行為?由此可見證人葉佳 豪前後所述顯然矛盾而有瑕疵。 2 、證人徐苡庭於警詢時證稱:我看過吳政信、葉佳豪在本案租 屋處分裝、封裝毒品咖啡包,戴耀銘沒有分裝毒品,本案租 屋處是戴耀銘承租的,但吳政信、葉家豪向戴耀銘表示借他 們放東西,房租就由吳政信、葉佳豪承擔,他們就將本案租 屋處拿來分裝毒品咖啡包,查扣的東西好像都是吳政信的, 警方在戴耀銘車上查獲的水果粉是吳政信的,戴耀銘只是幫 忙載送(警卷二第30至31頁);於審理時證稱:因為搜索票 是寫吳政信、葉佳豪的名字,所以我認為警方要找的人是吳 政信、葉佳豪,不是戴耀銘,我才會在警局說戴耀銘沒有分 裝毒品,後來戴耀銘有跟我說是他分裝毒品的,我不知道吳 政信、葉佳豪到底有無分裝毒品。本案租屋處是戴耀銘承租 的,房租也是戴耀銘在負擔,我警詢所述吳政信、葉佳豪將 本案租屋處作為分裝毒品咖啡包所用,也是戴耀銘跟我說的 ,我沒有親眼看到,案發前也是戴耀銘跟我說扣案物是吳政 信的,後來我做完筆錄幫戴耀銘交保後,戴耀銘才跟我說東 西是他自己的。我到本案租屋處時,有看過戴耀銘、吳政信 、葉佳豪一邊聊天一邊將咖啡包撿起來收納好,我沒看過他 們封裝咖啡包的過程,我警詢時急著幫戴耀銘脫罪,才會說 有看過吳政信、葉佳豪在分裝、封裝毒品咖啡包等語(本院 卷第213至225頁)。是可知證人徐苡庭警詢不利被告吳政信 之指述僅係傳聞自被告戴耀銘,其並未親眼目睹被告吳政信 分裝毒品咖啡包之過程,對於扣案毒品咖啡包及分裝器具係 何人所有,亦僅憑猜測而一無所知,則其警詢所述自難採為 不利被告吳政信之認定。況查,同案被告即證人戴耀銘於警 詢時雖證稱被告吳政信無聊時會玩封膜機,幫其清點成品數 量等語(警卷一第35至36頁),然於偵查中證稱:是我自己 分裝毒品咖啡包,吳政信不會幫我包裝毒品咖啡包,是封口 時咖啡包成品會掉,他和葉佳豪會幫我扶拾及整理(偵卷四 第13頁);審理時亦證稱:我不在場時,有聽到封膜機在運 作的聲音,不確定是葉佳豪或吳政信在玩封膜機,有幫我清 點毒品咖啡包數量的只有葉佳豪,只有我跟葉佳豪有接觸毒 品,吳政信沒有接觸毒品,我女友徐苡庭沒有看過其他人在 分裝毒品,也沒看過吳政信在玩封膜機,徐苡庭是因為搜索 票上寫葉佳豪、吳政信的名字,所以誤以為封膜機那些東西 是他們所有,我忘記吳政信有沒有幫我把掉在地上的咖啡包 撿起來,分裝、封膜都是我在處理等語(本院卷第182-186 頁),核與證人徐苡庭審理中所述大致相符,則被告吳政信 是否有參與被告戴耀銘分裝毒品咖啡包之過程,顯有疑慮。 ㈡、由上各情勾稽觀之,證人葉佳豪不利被告吳政信之證述,因 前後矛盾而難謂無瑕疵可指,證人徐苡庭不利被告吳政信之 證述則端憑臆測而不足採認,且其等警詢或偵查中所述亦均 與被告戴耀銘所證不符,難以互為補強。此外,扣案之毒品 咖啡包或分裝用之塑膠盒僅有驗出被告戴耀銘或葉佳豪之指 紋,此有內政部警政署刑事警察局113年1月3日刑紋字第112 6071049號鑑定書附卷可考(偵卷四第43至50頁),亦無從 資為被告吳政信有一同從事毒品分裝、清點數量或收納整理 行為之認定依據。從而,被告吳政信有無從事毒品咖啡包之 混合、分裝、封口行為、有無撿拾、收納毒品咖啡包而對扣 案毒品咖啡包建立實力支配之持有行為,或是否與被告戴耀 銘、葉佳豪共同意圖對外販賣而持有扣案毒品咖啡包,均屬 有疑,尚難僅因其曾進出本案租屋處之事實逕為推論。 六、綜上所述,被告吳政信被訴部分,依公訴人所提出之事證, 尚未達於通常一般之人均不致有所懷疑之程度,而有合理懷 疑之存在,致使本院無從形成被告吳政信有罪之確信,此外 ,復無其他積極證據足認被告吳政信有何與被告戴耀銘、葉 佳豪共同意圖販賣而持有毒品咖啡包之犯行,依上開規定及 說明,自應為被告吳政信無罪之諭知。   據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第301條第1項, 判決如主文。   本案經檢察官林朝文、陳琨智提起公訴,由檢察官郭俊男、林慧 美到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  11  月  28  日          刑事第十二庭 審判長法 官 張婉寧                    法 官 蕭雅毓                    法 官 陳嘉臨 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀,並 應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本)「 切勿逕送上級法院」。                    書記官 楊意萱 中  華  民  國  113  年  11  月  28  日 附錄法條: 毒品危害防制條例第5條第3項 意圖販賣而持有第三級毒品者,處3年以上10年以下有期徒刑, 得併科新臺幣3百萬元以下罰金。 附表: 編號 名稱 數量 檢出成分/備註  1 毒品原料粉(現場編號1) 1包 褐色粉末,檢出第三級毒品4-甲基甲基卡西酮成分,檢驗前純質淨重約237.52公克。  2 毒品咖啡包(現場編號5) 115包 黑色包裝,外觀型態均相似,隨機抽取鑑定,檢出第三級毒品4-甲基甲基卡西酮及微量第三級毒品甲基-N,N-二甲基卡西酮成分,4-甲基甲基卡西酮推估檢驗前總純質淨重33.27公克。  3 未封口半成品咖啡包(現場編號6) 97包 黑色包裝,外觀型態均相似,未檢出第二級毒品甲基安非他命、第三級毒品4-甲基甲基卡西酮成分。  4 不明粉末殘渣袋 14包 灰色粉末,含袋毛重約1.9公克(現場編號7-1),檢出第三級毒品4-甲基甲基卡西酮成分及微量第三級毒品甲基-N,N-二甲基卡西酮成分,檢驗前毛重2.61公克,4-甲基甲基卡西酮檢驗前純質淨重0.76公克。  5 不明粉末 1盒 綠色粉末,毛重1782公克,取樣1.43公克送驗(現場編號11-1),檢驗前毛重5.97公克,未檢出第二級毒品甲基安非他命、第三級毒品4-甲基甲基卡西酮成分。  6 毒品咖啡包(現場編號13) 1包 褐色包裝,檢出第三級毒品4-甲基甲基卡西酮成分及微量第三級毒品甲基-N,N-二甲基卡西酮成分,檢驗前毛重2.49公克,檢驗前淨重1.70公克,4-甲基甲基卡西酮檢驗前純質淨重0.20公克。  7 不明粉末 1箱 橘色粉末,毛重20040公克,取樣1.33公克送驗(現場編號31-1),檢驗前毛重5.93公克,未檢出第二級毒品甲基安非他命、第三級毒品4-甲基甲基卡西酮成分。  8 未分裝之毒品咖啡包外包裝 6315個 供本案犯罪所用之物  9 不明粉末分裝盒 5盒 供本案犯罪所用之物  10 攪拌器 1臺 供本案犯罪所用之物  11 愷他命 1包 毛重0.45公克,與本案無關  12 K盤(含刮卡) 1個 與本案無關  13 磅秤 5臺 供本案犯罪所用之物  14 夾鏈袋 8袋 供本案犯罪所用之物  15 撲克牌 12張 供本案犯罪所用之物  16 攪拌器具 7個 供本案犯罪所用之物  17 iPhone14PRO手機 1支 IMEI:000000000000000 門號:0000000000號 與本案無關  18 iPhone12PRO手機 1支 IMEI:000000000000000 供本案犯罪所用之物           19 現金 3900元 與本案無關  20 本票 1本 與本案無關  21 分裝器皿 3個 供本案犯罪所用之物  22 封膜機 2臺 供本案犯罪所用之物  23 含愷他命殘渣香菸盒 1個 與本案無關  24 iPhone14PRO手機 1支 IMEI:000000000000000 門號:0000000000號 與本案無關

2024-11-28

TNDM-113-訴-179-20241128-1

上訴
臺灣高等法院臺南分院

妨害風化等

臺灣高等法院臺南分院刑事判決 113年度上訴字第1610號 上 訴 人 即 被 告 熊廷叡 選任辯護人 王維毅律師 黃鈞鑣律師 上列上訴人因妨害風化等案件,不服臺灣臺南地方法院113年度 訴字第38號中華民國113年5月29日第一審判決(起訴案號:臺灣 臺南地方檢察署111年度偵字第28218號),提起上訴,本院判決 如下:   主 文 原判決關於沒收犯罪所得並追徵之部分(即附表一編號2之部分 )撤銷。 前開撤銷部分,熊廷叡未扣案之犯罪所得新臺幣參萬陸仟肆佰元 沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 其他上訴(即附表一編號1、3之部分)駁回。   事實及理由 一、按刑事訴訟法第348條規定:「上訴得對於判決之一部為之 。對於判決之一部上訴者,其有關係之部分,視為亦已上訴 。但有關係之部分為無罪、免訴或不受理者,不在此限。上 訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之。」經查 :原審判決後,檢察官並未提起上訴,被告明示僅就原判決 沒收部分提起上訴(本院卷第17至18、107、129頁),是本 件審判範圍僅及於原判決沒收部分,本案犯罪事實、所犯法 條、論罪及科刑部分之認定,均引用第一審判決書所記載之 事實、證據、論罪及科刑。 二、被告上訴意旨略以:原判決雖以被告於警詢中之自白,認為 被告於本案之犯罪所得約為新臺幣(下同)150萬元,並宣 告沒收、追徵。然,依原判決所認定之犯罪事實,既認為被 告於每次容留、媒介女子與客人性交或猥褻後,僅從中抽取 700元,並與其他被告共同容留、媒介印尼籍成年女子EKA I NDARY ANI(下稱依卡)、MELSANDI SRI WAHYUNINGSIH(下 稱珊蒂)及徐金學等3人從事性交或猥褻之性交易,則實難 證明被告於本案確實獲有150萬之犯罪所得,且原判決亦未 具體說明該150萬元之犯罪所得係以何具體之犯罪行為、次 數計算得出,理由欠備等語。 三、撤銷改判部分(即原判決關於沒收犯罪所得並追徵之部分, 如附表一編號2所示):  ㈠按犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之;於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。前條犯罪所得及追 徵之範圍與價額,認定顯有困難時,得以估算認定之。刑法 第38條之1第1項前段、第3項、第38條之2第1項定有明文。  ㈡查:  ⒈原判決業已認定被告與同案被告王詩寒等人,共同容留、媒 介印尼籍成年女子依卡、珊蒂及徐金學等3人從事性交或猥 褻之性交易,且被告每次均從中抽得700元之營利金等情, 此見原判決犯罪事實欄二㈡之記載即明。又依本案卷證資料 ,雖有所謂「帳冊明細表」在卷可按(警一卷第415至422頁 ),然並未就被告容留、媒介依卡、珊蒂及徐金學等3人從 事性交易行為之營收、暨被告所分得之金額等節為標註登載 ,是以,本案尚無明確之記帳資料,足為認定被告本案犯罪 所得之依據。則本件犯罪所得之認定顯有困難,應得以依卡 、珊蒂及徐金學等3人從事性交易行為之次數,及被告每次 從中抽得700元之營利金為基準,估算被告之犯罪所得。  ⒉依證人依卡於警詢中證述,其總共約服務了22個客人等語( 警一卷第121至122頁),則被告容留、媒介證人依卡從事性 交易之行為,應可抽得15,400元(計算式:700元×22次=15, 400元)。又依證人珊蒂於警詢中證述,其總共約服務了10 個客人等語(警一卷第158頁),則被告容留、媒介證人珊 蒂從事性交易之行為,應可抽得7,000元(計算式:700元×1 0次=7,000元)。另依證人徐金學於警詢中證述,其總共約 服務了20幾個客人等語(警一卷第171頁),則以對被告最 有利之20次計算,被告容留、媒介證人徐金學從事性交易之 行為,應可抽得14,000元(計算式:700元×20次=14,000元 )。承上,被告本案犯行所獲得之犯罪所得,應為36,400元 (計算式:15,400+7,000+14,000=36,400),且未扣案,自 應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定諭知沒收,並於 全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。  ⒊原審就此部分雖依被告於警詢之自白,認定被告本案之犯罪 所得為150萬元。然,原審並未說明除被告上開自白外,係 依何證據資料認定被告之自白與事實相符,且被告所述之該 150萬元,是否係泛指營收之數額,然尚未計算與依卡、珊 蒂及徐金學等人或其他共犯間分配之金額等節,均未予究明 ,自不得逕認被告於本案獲有150萬元之犯罪所得。是原判 決關於沒收犯罪所得並追徵之部分,無可維持,自應由本院 撤銷改判。 四、上訴駁回部分(如附表一編號1、3所示):     原審審理後,就附表一編號1、3所示之沒收部分,已說明: ⒈被告與共犯許書誠、李鎧松利用不知情之陳思傑及其員工 ,委請不知情之刻印店偽造李嘉琪、羅佩慈、許喬安之印章 3枚,及以該印章蓋用於附表二所示契約書上而為偽造李嘉 琪之印文4枚、偽造羅佩慈之印文2枚、偽造許喬安之印文2 枚,均屬偽造之印章、印文,均應依刑法第219條之規定沒 收之。⒉附表三編號1、3至18、20、附表四編號2至4所示扣 押物,均屬被告所有,且供其為本案犯行所用之物等情,業 據同案被告許書誠、張家瑋於警詢中陳明(偵一卷第523頁 、警一卷第36頁),爰依刑法第38條第2項之規定沒收之。 其餘扣案物品,或非屬被告所有,或非供本案所用之物,爰 不另為沒收之諭知等語。經核原審就此部分之認定,於法並 無不合,被告就此部分提起上訴,為無理由,應予駁回。 據上論結,應依刑事訴訟法第368條、第369條第1項前段、第364 條、第299條第1項前段、第373條,判決如主文。 本案經檢察官黃信勇提起公訴,檢察官曾昭愷到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  11  月  27  日          刑事第五庭  審判長法 官 吳錦佳                    法 官 吳勇輝                    法 官 吳書嫺 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其未 敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 高曉涵 中  華  民  國  113  年  11  月  27  日 附錄本案論罪科刑法條全文 中華民國刑法第216條 行使第210條至第215條之文書者,依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書,足以生損害於公眾或他人者,處5年以下有 期徒刑。 戶籍法第75條 意圖供冒用身分使用,而偽造、變造國民身分證,足以生損害於 公眾或他人者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣50 萬元以下罰金。 行使前項偽造、變造之國民身分證者,亦同。 將國民身分證交付他人,以供冒名使用,或冒用身分而使用他人 交付或遺失之國民身分證,足以生損害於公眾或他人者,處3年 以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣30萬元以下罰金。 中華民國刑法第231條 意圖使男女與他人為性交或猥褻之行為,而引誘、容留或媒介以 營利者,處5年以下有期徒刑,得併科10萬元以下罰金。以詐術 犯之者,亦同。 公務員包庇他人犯前項之罪者,依前項之規定加重其刑至二分之 一。       附表一: 編號 原判決關於沒收之主文 本院之認定 1 偽造李嘉琪、羅佩慈、許喬安之印章各壹枚、附表二所示契約書上偽造之李嘉琪印文肆枚、偽造之羅佩慈印文貳枚、偽造之許喬安印文貳枚均沒收之。 上訴駁回。 2 熊廷叡犯罪所得新臺幣壹佰伍拾萬元沒收之,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 熊廷叡未扣案之犯罪所得新臺幣參萬陸仟肆佰元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 3 附表三編號1、3至18、20、附表四編號2至4所示之物均沒收之。 上訴駁回。           附表二:偽造之租賃契約書 編號 承租人 租賃期間 租金 租賃地點 1 李嘉琪 110年7月10日至111年7月9日 每月9500元 臺南市○○區○○街000○0號0樓000號室 2 羅佩慈 110年7月10日至111年7月9日 每月9000元 臺南市○○區○○街000○0號0樓000號室 3 許喬安 110年7月10日至111年7月9日 每月10000元 臺南市○○區○○街000○0號0樓000號室 4 李嘉琪 110年4月1日至111年3月31日 每月4200元 臺南市○○區○○○街000○00號編號000號 附表三 編號 扣案物品名稱 數量 單位 備註 1 手機(IPHONE、XSMax) 1 件 2 手機(IPHONE、13ProMax) 1 件 3 手機(Redmi、Note8T) 1 件 4 手機(Redmi、Note8T) 1 件 5 手機(IPHONE、7) 1 件 6 手機(IPHONE、6) 1  件 7 手機(IPHONE、6S) 1  件 8 手機(IPHONE、8) 1  件 9 手機(IPHONE、6Plus) 1  件 10 手機(IPHONE、8Plus) 1  件 11 手機(IPHONE、6S) 1  件 (無法開機) 12 手機(Redmi、NOTE8T) 1  件 13 手機(IPHONE) 1  件 (無法解鎖) 14 手機(SAMSUNG) 1  件 (無法開機) 15 手機(SAMSUNG) 1  件 (無法開機) 16 手機(SAMSUNG) 1  件 (無法開機) 17 手機(SAMSUNG) 1  件 (無法開機) 18 手機(IPHONE) 1  件 (無法解鎖) 19 手機(SAMSUNG) 1  件 (無法解鎖) 20 手機(IPHONE) 1  件 21 隨身碟(SanDisk) 1  件 22 電腦主機 1  件 23 電腦主機 1  件 附表四 編號 扣案物品名稱 數量 單位 備註 1 手機(IPHONE、XR) 1 件 2 手機(IPHONE、8) 1 件 3 手機(IPHONE、7Plus) 1 件 4 隨身碟(8G) 1 件

2024-11-27

TNHM-113-上訴-1610-20241127-1

雄補
高雄簡易庭

修繕漏水等事件

臺灣高雄地方法院民事裁定 113年度雄補字第2215號 原 告 廖啟男 訴訟代理人 王維毅律師 黃鈞鑣律師 被 告 劉定洋 一、上列當事人間請求修復漏水等事件,原告起訴未據繳納裁判 費。按訴訟標的之價額,由法院核定。核定訴訟標的之價額 ,以起訴時之交易價額為準;無交易價額者,以原告就訴訟 標的所有之利益為準,民事訴訟法第77條之1第1項、第2項 分別定有明文。 二、查原告訴之聲明:㈠被告應自行修復或容忍原告將門牌號碼 高雄市○鎮區○○○路000號11樓房屋(下稱系爭房屋)之漏水 ,按鑑定人所建議之方式進行修繕,修繕費用由被告負擔; ㈡被告應給付原告新臺幣(下同)250,000元,及自起訴狀繕 本送達翌日起至清償日止,按週年利率5%計算之利息等語。 依首揭規定,本件訴訟標的價額應以原告聲明第㈠項所列修 繕漏水修復之預估費用加計第㈡項原告之損害賠償為斷,依 原告陳報第㈠項初估工程費用約為500,000元,此有原告提出 之陳報狀附卷可稽,加計第㈡項因漏水造成原告財產上及非 財產上損失250,000元,請求總計為750,000元,故本件訴訟 標的價額核定為750,000元,應繳第一審裁判費8,150元,茲 依民事訴訟法第249條第1項但書之規定,原告應於收受本裁 定送達後7日內補繳,如逾期不繳納,即駁回原告之訴,特 此裁定。 中 華 民 國 113 年 11 月 26 日 高雄簡易庭 法 官 周子宸 以上正本係照原本作成。 如不服本裁定關於核定訴訟標的價額部分,應於送達後10日內向 本院提出抗告狀,並繳納抗告費新臺幣1,000元;其餘關於命補 繳裁判費部分,不得抗告。 中 華 民 國 113 年 11 月 26 日 書 記 官 羅崔萍

2024-11-26

KSEV-113-雄補-2215-20241126-2

臺灣高等法院高雄分院

所有權移轉登記等

臺灣高等法院高雄分院民事判決 113年度上字第104號 上 訴 人 宏展開發建設有限公司 兼 上一人 法定代理人 趙章如 共 同 訴訟代理人 黃鈞鑣律師 王維毅律師 被 上訴人 曾惠苓 訴訟代理人 張正億律師 李俊賢律師 被 上訴人 柳正綱 黃加安 上列當事人間請求所有權移轉登記等事件,上訴人對於中華民國 113年2月16日臺灣屏東地方法院112年度訴字第63號第一審判決 提起上訴,本院於113年10月29日言詞辯論終結,判決如下:   主 文 上訴駁回。 第二審訴訟費用由上訴人負擔。   事實及理由 壹、程序方面: 一、被上訴人柳正綱、黃加安未於言詞辯論期日到場,且核無民 事訴訟法第386條各款所列情形,爰依上訴人之聲請,由其 一造辯論而為判決。 二、按不變更訴訟標的,而補充或更正事實上或法律上之陳述者 ,非為訴之變更或追加,民事訴訟法第256條定有明文。上 訴人於原審聲明:㈠確認被上訴人曾惠苓、黃加安間就坐落 屏東縣○○鄉○○段000○號建物(門牌號碼:屏東縣○○鄉○○街00 號,權利範圍1/1,下稱系爭房屋)所為之信託債權行為及 所有權移轉物權行為(屏東縣屏東地政事務所民國111年8月 29日111年屏潮跨字第14440號收件,以下合稱信託及移轉行 為)均屬無效,或均應予撤銷;㈡被上訴人黃加安應將系爭 房屋之信託所有權移轉登記予以塗銷,回復為被上訴人曾惠 苓所有,並由上訴人宏展開發建設有限公司(下稱宏展公司 )代為受領;或由黃加安於系爭房屋回復為曾惠苓所有後, 再由曾惠苓將系爭房屋移轉登記予宏展公司;㈢被上訴人曾 惠苓應將坐落屏東縣○○鄉○○段000000地號土地(權利範圍1/ 1,為系爭房屋坐落基地,下稱系爭土地)移轉登記予被上 訴人柳正綱,並由上訴人趙章如代為受領。因前開聲明㈡部 分法律上無請求回復登記予曾惠苓及由宏展公司代為受領之 必要,上訴人於本院將此部分更正為:被上訴人黃加安應將 系爭房屋之信託所有權移轉登記予以塗銷。被上訴人曾惠苓 將系爭房屋移轉登記予上訴人宏展公司(見本院卷第209至2 10、212頁),及上訴人另就聲明㈠請求所主張之事實依民法 第244條第1規定撤銷信託及移轉行為(見本院卷第277頁) ,核屬補充或更正事實上或法律上之陳述,非訴之變更或追 加。 貳、實體方面:     一、上訴人主張:       ㈠被上訴人柳正綱為上訴人宏展公司之前任法定代理人 (110年4月21日前為柳瑜婷,後變更為柳正綱)。柳正綱前 以本票及借據各2紙為擔保,向趙章如借款合計新臺幣(下 同)1,506萬元,因其無力清償,趙章如持上開本票聲請准 予強制執行,經臺灣高雄地方法院(下稱高雄地院)109年 度司票字第3969號裁定准許,趙章如於110年11月24日經高 雄地院109年度司執字第107450號強制執行事件,以債權人 地位承受柳正綱於宏展公司之出資額,並取得法定代理人地 位,旋即開始清查宏展公司名下資產,發覺宏展公司名下之 系爭房屋及坐落之系爭土地(柳正綱所有;與系爭房屋合稱 系爭房地),經柳正綱以宏展公司及其自身名義,以房屋價 金1,358萬元、土地價金630萬元,總價1,988萬元將系爭房 地出售予其媳婦曾惠苓(下稱系爭買賣契約),於109年12 月30日以買賣為原因將所有權移轉登記予曾惠苓。系爭買賣 契約記載宏展公司與柳正綱積欠曾惠苓2,460萬元(曾惠苓 承擔系爭房地第一順位抵押權960萬元債務及1,500萬元消費 借貸債務,下稱960萬元抵押權債務、1,500萬元借款債務) ,然曾惠苓並未證明已交付1,500萬元借款,可認宏展公司 或柳正綱並無積欠1,500萬元借款債務。縱使曾惠苓將宏展 公司出售房屋價金1,358萬元折抵960萬元抵押權債務,就房 屋部分有尾款398萬元未支付(1,358萬元-960萬元),卻於 111年9月5日將房屋以自益信託方式移轉登記於被上訴人黃 加安名下,使宏展公司難以對曾惠苓強制執行該398萬元價 金債權,害及宏展公司債權及該公司依買賣契約第9條之解 約權、解約後之民法第259條第1款返還請求權,究其目的在 於脫產並逃避債務清償,違反善良風俗,依信託法第5條第2 款規定無效,宏展公司得依民事訴訟法第247條第1項、信託 法第5條第2款規定,請求確認系爭房屋之信託及移轉行為無 效,曾惠苓、黃加安之信託行為既害及宏展公司之買賣價金 債權,宏展公司亦得依信託法第6條第1項、民法第244條第1 項請求撤銷信託及移轉行為。系爭房屋之信託及移轉行為經 確認無效或撤銷後,黃加安已無登記為房屋所有權人之合法 權源,應返還房屋予曾惠苓,曾惠苓怠於訴請黃加安為之, 宏展公司為曾惠苓債權人,得依民法第242條、第259條第1 款、第767條第1項規定,代位曾惠苓請求黃加安塗銷房屋信 託登記。又宏展公司已於112年10月23日以存證信函催告曾 惠苓給付398萬元未果,復以112年11月7日民事準備四狀送 達曾惠苓作為解除房屋買賣契約之意思表示,爰依民法第25 9條第1款規定請求曾惠苓將房屋所有權移轉予宏展公司。  ㈡系爭買賣契約記載土地價金630萬元,上開960萬元抵押權債 務倘全數用於折抵房屋價金1,358萬元,曾惠苓除未給付房 屋價金398萬元,就土地價金分文未付,尚欠柳正綱630萬元 。因柳正綱經強制執行後尚欠趙章如791萬元債務,且其名 下無資產及所得,趙章如為其債權人,依買賣契約第9條約 定,於112年10月27日以存證信函代位柳正綱催告曾惠苓給 付630萬元,並以112年11月7日民事準備四狀代位柳正綱對 曾惠苓為解除土地買賣契約之意思表示,曾惠苓已無享有登 記為土地所有權人之正當權源,應依民法第179條、第259條 第1款返還土地,柳正綱亦得依第767條第1項規定請求曾惠 苓返還,爰依民法第242條、第767條第1項前段、中段、第2 59條第1項規定請求曾惠苓返還土地予柳正綱,並由趙章如 代為受領。聲明:㈠確認曾惠苓、黃加安間就系爭房屋所為 信託及移轉行為均屬無效,或均應予撤銷;㈡黃加安應將系 爭房屋之信託所有權移轉登記予以塗銷,回復為曾惠苓所有 ,並由宏展公司代為受領;或由黃加安於系爭房屋回復為曾 惠苓所有後,再由曾惠苓將系爭房屋移轉登記予宏展公司; ㈢曾惠苓應將系爭土地移轉登記予柳正綱,並由趙章如代為 受領。 二、被上訴人之答辯: ㈠被上訴人曾惠苓以:柳正綱與曾惠苓並非翁媳,又趙章如、 柳正綱、宏展公司(斯時法定代理人為柳瑜婷)、曾惠苓、 訴外人莊錦順、蕭本融、徐玲莞(下稱莊錦順等3人),為 解決柳正綱積欠趙章如1,701萬餘元債務糾紛,及柳正綱積 欠莊錦順等3人、曾惠苓之債務,於109年12月1日共同簽定 協議書(下稱系爭協議書),協議書第4點約定由曾惠苓給 付莊錦順等3人960萬元,莊錦順等3人於收到960萬元後,願 塗銷系爭房地第一順位抵押權,由曾惠苓承受莊錦順等3人 對於柳正綱、宏展公司債權,柳正綱及宏展公司則同意將系 爭房地所有權全部移轉登記予曾惠苓。曾惠苓於簽立協議書 後3日依約承擔前開960萬元抵押權債務,並依協議書內容, 於109年12月4日就系爭房地與柳正綱、宏展公司簽定買賣契 約,以系爭房地之受讓作為曾惠苓承擔960萬元抵押權債務 ,暨結算其與柳正綱、宏展公司間1,500萬元借款債務之對 價。系爭房地買賣價款合計1,988萬元,以曾惠苓承受之960 萬元抵押權債務及1,500萬元借款抵付買賣價款,應係柳正 綱及宏展公司積欠曾惠苓472萬元債務未清償(960萬元+1,5 00萬元-1,988萬元),曾惠苓已無給付宏展公司、柳正綱買 賣價金之義務,上訴人無從依買賣契約第9條解除買賣契約 ,更無從依信託法第5條第2款、第6條第1項規定,主張曾惠 苓與黃加安間之信託及移轉行為有無效或得撤銷事由等語, 資為抗辯。  ㈡被上訴人柳正綱、黃加安未於最後言詞辯論期日到場,亦未 提出書狀作何聲明或陳述。 三、原審判決上訴人敗訴,上訴人不服提起上訴,聲明:㈠原判 決廢棄;㈡確認曾惠苓、黃加安間就系爭房屋所為之信託及 移轉行為均屬無效,或均應予撤銷;㈢黃加安應將系爭房屋 之信託所有權移轉登記予以塗銷;㈣曾惠苓應將系爭房屋移 轉登記予宏展公司;㈤曾惠苓應將系爭土地移轉登記予柳正 綱,並由趙章如代為受領。被上訴人曾惠苓答辯聲明:上訴 駁回。 四、本院判斷:  ㈠系爭房屋原為宏展公司所有,該屋坐落之系爭土地原為柳正 綱所有,其等於109年12月4日與曾惠苓簽立系爭買賣契約, 將系爭房地以總價1,988萬元售予曾惠苓(房屋1,358萬元、 土地630萬元),於109年12月30日辦畢所有權移轉登記,曾 惠苓嗣於111年9月5日將系爭房屋辦理信託登記予黃加安, 有系爭房屋、土地登記謄本、系爭買賣契約可參(見原審卷 一第67、73、231至237頁),上訴人於本院陳明就系爭買賣 契約之形式及實質真正均無爭執,不再主張買賣為通謀虛偽 (見本院卷第169至170頁),堪認宏展公司、柳正綱與曾惠 苓間確有買賣系爭房地之事實。觀之上訴意旨在於爭執房地 買賣價金1,988萬元是否得以所謂960萬元抵押權債務、1,50 0萬元借款債務予以折抵,進而衍生買賣價金是否付迄等相 關爭議,茲先審究曾惠苓有無上訴人所稱未依約給付買賣價 金之情。  ㈡上訴人主張:宏展公司或柳正綱並無積欠曾惠苓1,500萬元借 款債務,縱以960萬元抵押權債務折抵房屋價金1,358萬元, 尚欠房屋價金398萬元,且土地價金630萬元分文未付,而害 及宏展公司之債權等語,此情為曾惠苓否認。經查,趙章如 、柳正綱、宏展公司(斯時法定代理人為柳瑜婷)、曾惠苓 及莊錦順等3人為解決趙章如與柳正綱間之借款債務等糾紛 ,於109年12月1日共同簽立系爭協議書,協議書第1、2點約 定由莊錦順等3人將另筆屏東縣○○鄉○○段0000地號土地及其 上989建號建物(屏東縣○○鄉○○街00號房地)之第一順位抵 押權讓與趙章如,趙章如則給付莊錦順等3人890萬元,宏展 公司於趙章如撤回假扣押後將該99號房地所有權移轉給趙章 如;關於系爭房地設定予莊錦順等3人之960萬元抵押權,則 於第4點約定由曾惠苓同意給付莊錦順等3人960萬元,該3人 收受960萬元後塗銷系爭房地之抵押權,由曾惠苓承受莊錦 順等3人對柳正綱及宏展公司之債權,柳正綱與宏展公司同 意將系爭房地所有權移轉予曾惠苓(見原審卷一第241、243 頁),上訴人對協議書真正並無爭執(見本院第169頁), 且趙章如、時任宏展公司之法定代理人柳瑜婷、上訴人訴訟 代理人王維毅律師皆在協議書上簽名確認,足認協議書中約 定內容為真,宏展公司與柳正綱確有與曾惠苓約定由其代為 清償960萬元抵押權債務後,由曾惠苓取得該債權及系爭房 地所有權。  ㈢依系爭買賣契約第3條記載,系爭房地付款方式:「一、依10 9年12月1日協議書內約定買方承受第一順位抵押權960萬元 正為抵付買賣價款。二、賣方積欠買方債務計1,500萬元正 含承受第一順位抵押權後共計2,460萬元正之債務,扣除本 件房地之買賣價款1,988萬元正,賣方尚積欠買方472萬元正 之債務。」(見原審卷一第233頁),足認宏展公司與柳正 綱、曾惠苓間有以960萬元抵押權債務、1,500萬元借款債務 抵付房地買賣價金之約定。而前該第一點所載由曾惠苓承受 960萬元抵押權債務之內容,與協議書相同,曾惠苓以此債 權抵付買賣價金自當有據。上訴人另否認曾惠苓有交付借款 1,500萬元予宏展公司或柳正綱之事實,主張折抵960萬元後 ,曾惠苓尚欠宏展公司房屋價金398萬元,及欠柳正綱土地 價金630萬元等語,並援引證人即地政士洪福清於原審所述 :我對曾惠苓與柳正綱、宏展公司資金往來不清楚。我不確 定是否有這1,500萬元。依買賣契約第9條,若曾惠苓未付清 全部買賣價款,還是可以依照契約第9條主張等內容為據( 見原審卷一第323至325頁)。然系爭買賣契約係委由洪福清 作成及代辦買賣之所有權移轉登記,有上開買賣契約及土地 登記申請書等資料可稽(見原審卷一第187至204、237頁) ,洪福清於原審就簽立協議書及買賣契約、以債務折抵買賣 價款之付款方式等緣由,業已證述:系爭協議書是到我事務 所簽的,當時兩戶價金是在我那邊協調,系爭房地由曾惠苓 以1,988萬元取得,另外一屋由趙章如用1,800萬元取得。因 為柳正綱跟宏展公司當時欠曾惠苓很多錢,當天在我事務所 講好,宏展公司、柳正綱欠曾惠苓的錢就是1,500萬元,協 議書雖沒寫到,但我依據印象在系爭房地買賣契約上載明宏 展公司、柳正綱及曾惠苓之債務為1,500萬元,這部分也是 開會當天有經過當事人核實我才寫在上面,1,500萬元債務 金額雙方沒有當場出示相關資料或彙算,這是柳正綱、曾惠 苓、柳瑜婷、趙章如都在現場敲定的。買賣契約書第3條記 載賣方積欠買方債務1,500萬元,當時我都是聽協議書上面 的人指示叫我寫多少,我就直接登載。宏展公司的會計師就 是趙章如,簽買賣契約第3條時,當時有柳正綱、柳瑜婷、 趙章如、曾惠苓還有我參與討論等語(見原審卷一第322至3 23、326頁),足見系爭買賣契約上所載付款方式、折抵買 賣價金之債務內容,係由宏展公司、柳正綱與曾惠苓在簽立 協議書、買賣契約時確認無誤,而由證人按契約當事人指示 撰寫買賣契約。參以宏展公司與柳正綱、趙章如就另筆99號 房地簽立之買賣契約書第3條付款方式,亦係以趙章如承受 之抵押權債務、對宏展公司與柳正綱之借款債務,折抵買賣 房地價款之記載(見原審卷一第333至334頁),付款方式與 系爭買賣契約所載相同,益徵證人所證係按當事人核實、指 示在買賣契約上記載借款金額,應屬可採。雖證人不清楚宏 展公司與柳正綱、曾惠苓間實際資金往來情形,然該用於折 抵買賣價款之1,500萬元借款債務,既經其等現場確認、指 示證人記載,並在買賣契約上簽名,同意以此方式作價以代 付款,甚且於買賣契約記載買賣價金經折抵960萬元抵押權 債務、1,500萬元借款債務後,宏展公司與柳正綱尚欠曾惠 苓472萬元債務,足認宏展公司與柳正綱確已承認1,500萬元 借款債務之存在,且同意以系爭房地價金折抵債務後之欠款 餘額為472萬元,是而,曾惠苓抗辯係以系爭房地之受讓作 為曾惠苓承擔960萬元抵押權債務,暨結算其與柳正綱、宏 展公司間1,500萬元借款債務之對價,足堪採信。上訴人雖 稱曾惠苓未證明已交付1,500萬元、無該筆借款債務存在云 云,然宏展公司與柳正綱、曾惠苓已就折抵買賣價金之債務 種類、金額、欠款餘額達成合意,並記明於買賣契約,並按 此付款方式履行,辦畢系爭房地之所有權移轉登記,宏展公 司事後否認該1,500萬元債務存在,自非可取。至證人另稱 若曾惠苓未付清全部買賣價款,還是可以依照買賣契約第9 條主張一節,僅係回應上訴人訴訟代理人所提之假設問題( 倘若曾惠苓為付清全部買賣價款,賣方可否依契約來做主張 ;見原審卷一第325頁),自不足以此作為有利上訴人之認 定。  ㈣依上開說明,宏展公司與柳正綱確以總價1,988萬元出售系爭 房地予曾惠苓,並約定以960萬元抵押權債務及所欠1,500萬 元借款債務,折抵系爭買賣契約價款1,988萬元,則經以上 該債務折抵後,曾惠苓已無積欠宏展公司或柳正綱買賣價金 ,上訴人主張曾惠苓尚欠宏展公司房屋價金398萬元、積欠 柳正綱土地價金630萬元,自屬無據。又按信託行為之目的 違反善良風俗者,無效。信託行為有害於委託人之債權人權 利者,債權人得聲請法院撤銷之。債務人所為之無償行為, 有害及債權者,債權人得聲請法院撤銷之,信託法第5條第2 款、第6條第1項、民法第244條第1項固有明文。然曾惠苓係 向宏展公司、柳正綱買賣取得房屋所有權,已以債務折抵方 式清償買賣價金完畢,並非無償取得系爭房地,其將系爭房 屋信託登記予黃加安,亦難認有何害及宏展公司債權、契約 解除權或民法第259條第1款返還請求權之情事,上訴人主張 曾惠苓係為脫產逃避債務清償為信託及移轉行為,違反善良 風俗,依信託法第5條第2款規定無效云云,已屬無據;而宏 展公司對曾惠苓已無買賣價金債權存在,曾惠苓、黃加安間 之信託及移轉行為自無害及宏展公司債權之可言,而無信託 法第6條第1項或民法第244條第1項規定之適用,宏展公司請 求確認房屋信託及移轉行為無效或得撤銷,核屬無稽,宏展 公司亦無從以債權人地位,依民法第242條、第259條第1款 、第767條第1項規定,代位曾惠苓請求黃加安塗銷房屋信託 登記。又曾惠苓既未積欠宏展公司買賣價金,宏展公司猶以 曾惠苓未依約給付買賣價金違約,依買賣契約第9條(買方 不依約履行付款為違約,賣方得限期催告履行,逾期仍不履 行,賣方得逕行解除契約;見原審卷一第237頁)解除契約 ,自非合法,系爭買賣契約仍屬有效,宏展公司不得依民法 第259條第1款規定請求曾惠苓將房屋所有權移轉予宏展公司 。  ㈤又趙章如主張其為柳正綱之債權人,固據其提出高雄地院債 權憑證(見本院卷第221至222頁),然曾惠苓並未積欠柳正 綱系爭土地之買賣價金,柳正綱不得依買賣契約第9條約定 解除買賣契約,如前所述,曾惠苓合法取得系爭土地所有權 ,無須依民法第179條、第259條第1款返還土地,柳正綱亦 不得依第767條第1項規定請求曾惠苓返還土地,趙章如自無 代位柳正綱催告付款或解除契約之餘地,其依民法第242條 、第767條第1項前段、中段、第259條第1項規定請求曾惠苓 返還土地予柳正綱,並由趙章如代為受領,自屬無據,不應 准許。 五、綜上所述,上訴人依民事訴訟法第247條第1項、信託法第5 條第2款、第6條第1項、民法第244條第1項、第242條、第76 7條第1項前段、中段、第259條第1款規定,請求:㈠確認曾 惠苓、黃加安間就系爭房屋所為之信託及移轉行為均屬無效 ,或均應予撤銷;㈡黃加安應將系爭房屋之信託所有權移轉 登記予以塗銷;㈢曾惠苓應將系爭房屋移轉登記予宏展公司 ;㈣曾惠苓應將系爭土地移轉登記予柳正綱,並由趙章如代 為受領,核屬無據,不應准許。原審為上訴人敗訴之判決, 並無不合。上訴論旨指摘原判決不當,求予廢棄改判,為無 理由,應駁回上訴。 六、本件事證已臻明確,兩造其餘攻防方法及舉證,經審酌後認 不影響判決結果,爰不逐一論述,附此敘明。 七、據上論結,本件上訴為無理由,判決如主文。 中  華  民  國  113  年  11  月  26  日               民事第三庭                  審判長法 官 許明進                    法 官 蔣志宗                    法 官 周佳佩 以上正本證明與原本無異。 如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀,其 未表明上訴理由者,應於上訴後20日內向本院提出上訴理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本)。上訴時應提出委任律師或具 有律師資格之人之委任狀,並依附註條文規定辦理。如委任律師 提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。 中  華  民  國  113  年  11  月  26  日                    書記官 蔡佳君 附註: 民事訴訟法第466條之1: 對於第二審判決上訴,上訴人應委任律師為訴訟代理人,但上訴 人或其法定代理人具有律師資格者,不在此限。 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親,或上訴人為 法人、中央或地方機關時,其所屬專任人員具有律師資格並經法 院認適當者,亦得為第三審訴訟代理人。 第1項但書及第2項情形,應於提起上訴或委任時釋明之。

2024-11-26

KSHV-113-上-104-20241126-1

臺灣橋頭地方法院

損害賠償

臺灣橋頭地方法院民事裁定 113年度補字第1025號 原 告 林友傑 訴訟代理人 王維毅律師 黃鈞鑣律師 原告與被告蔡佩郡間請求損害賠償事件,原告起訴未據繳納裁判 費。查本件訴訟標的金額為新臺幣(下同)829,925元,應徵第 一審裁判費新臺幣9,030元。茲依民事訴訟法第249條第1項但書 之規定,限原告於收受本裁定送達7日內補繳,逾期不繳,即駁 回其訴,特此裁定。 中 華 民 國 113 年 11 月 25 日 民事審查庭 法 官 張琬如 正本係照原本作成。 本裁定不得抗告。 中 華 民 國 113 年 11 月 25 日 書記官 謝群育

2024-11-25

CTDV-113-補-1025-20241125-1

臺灣高雄地方法院

給付股款

臺灣高雄地方法院民事裁定 113年度補字第1435號 原 告 劉佳恆 訴訟代理人 王維毅律師 黃鈞鑣律師 上列原告與被告王證景間請求給付股款事件,原告起訴未繳納裁 判費: 一、按因財產權而起訴,應依民事訴訟法第77條之13規定繳納裁 判費,此為起訴必須具備之程式。次按起訴不合程式而可以 補正者,法院應定期間命其補正,如不於期間內補正,應以 裁定駁回之,民事訴訟法第249條第1項前段及同項但書第6 款亦有明定。 二、查本件訴訟標的金額為新臺幣(下同)4,500,000元,應徵 第一審裁判費45,550元。茲依民事訴訟法第249條第1項但書 規定,限原告於收受本裁定送達7日內補繳,逾期未繳,即 駁回其訴,特此裁定。 中 華 民 國 113 年 11 月 18 日 民事審查庭 法 官 楊佩蓉 正本係照原本作成。 本裁定不得抗告。 中 華 民 國 113 年 11 月 18 日 書記官 邱靜銘

2024-11-18

KSDV-113-補-1435-20241118-1

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