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附民
臺灣基隆地方法院

損害賠償

臺灣基隆地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第597號 原 告 李清德 被 告 莊喆宇 上列被告因違反洗錢防制法等案件(本院113年度金訴字第446號 ),經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟,因事件繁雜,非 經長久時日不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段 ,將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭,特此裁定。 中 華 民 國 114 年 2 月 21 日 刑事第三庭 審判長法 官 王福康 法 官 施又傑 法 官 石蕙慈 以上為正本係照原本作成。 本件裁定不得抗告。 中 華 民 國 114 年 2 月 21 日 書記官 楊翔富

2025-02-21

KLDM-113-附民-597-20250221-1

臺灣基隆地方法院

詐欺

臺灣基隆地方法院刑事判決 113年度易字第886號 公 訴 人 臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 洪瑞宏 (現因另案於法務部○○○○○○○○ 戒治中) 上列被告因詐欺案件,經檢察官提起公訴(113年度調院偵緝字 第19號),本院判決如下:   主 文 洪瑞宏犯詐欺取財罪,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣 壹仟元折算壹日。   事 實 一、洪瑞宏意圖為自己不法之所有,基於詐欺取財之犯意,於民 國111年7月間,向陳婉玲佯稱:已找到買家,可仲介靈骨塔 位買賣,但需先支付保證金云云,致陳婉玲陷於錯誤,而於 同年8月16日11時30分至基隆市○○區○○路000號之統一超商愛 六門市,當場交付新臺幣(下同)2萬元予洪瑞宏,洪瑞宏 呈前犯意,再以陳婉玲原先所欲販賣之骨灰罈廠商倒閉為由 ,要求陳婉玲先向其購買骨灰罈2個,用以合併販售與買家 為由云云,致陳婉玲陷於錯誤,而於同年8月22日16時至臺 北市○○區○○路000號麥當勞門口,當場交付3萬元予洪瑞宏, 嗣經陳婉玲向其催討保證金及靈骨塔提貨券未果,始悉受騙 。 二、案經陳婉玲訴由基隆市警察局第一分局報告臺灣基隆地方檢 察署檢察官偵查起訴。   理 由 壹、程序方面:   按被告以外之人於審判外之陳述,雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4之規定,而經當事人於審判程序同意作 為證據,法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況,認 為適當者,亦得為證據。當事人或辯護人於法院調查證據時 ,知有第159條第1項不得為證據之情形,而未於言詞辯論終 結前聲明異議者,視為有前項之同意。刑事訴訟法第159條 之5第1項、第2項定有明文。本案下列所引用被告以外之人 於審判外所為之陳述,經檢察官、被告同意作為證據,本院 審酌該等被告以外之人於審判外所為陳述之作成情況,均係 出於自由意志,並非違法取得,且與待證事實具有關連性, 證明力亦無顯然過低或顯不可信之情形,認以之作為證據使 用均屬適當,應認均有證據能力。而非供述證據,無違法取 得情事,且與本案待證事實具有證據關連性,均應認有證據 能力。 貳、實體方面: 一、訊據被告固坦承其有於上揭時、地收取告訴人所交付之現金 ,惟矢口否認有何詐欺取財之犯行,辯稱:我有給她(告訴 人)提貨券,我只是推銷骨灰罈,我承認她有拿錢跟我買骨 灰罈,我不知道對方有何嫌隙要誣指我,當時我問她要現貨 還是提貨券,她說現貨太大家裡不好放,我就給她提貨券云 云。經查:  ㈠被告於111年8月16日至基隆市○○區○○路000號的7-11門市,收 取告訴人交付之保證金2萬元,嗣又於同年8月22日16時許, 在臺北市○○區○○路000號麥當勞門口,收取告訴人交付之骨 灰罈價金3萬元等情,為被告所不否認(見臺灣基隆地方檢 察署113年度偵緝字第311號卷【下稱偵緝311卷】第70頁) ,核與告訴人之指述大致相符(見臺灣基隆地方檢察署112 年度偵字第5574號卷【下稱偵5574卷】第79至80頁),復有 被告所書寫之收據、辦理靈骨塔交易保證金契約在卷可憑( 見偵5574卷第35頁、第85頁),此部分事實,首堪認定。  ㈡關於被告與告訴人交易之方式與條件等節,告訴人於警詢時證稱:被告於111年7月許見我在殯葬公會上有委託買賣之相關訊息,所以打給我稱要跟我交易相關物品,並傳送商品估價單給我,但金額我認為不對,所以在111年8月16日於基隆市○○區○○路000號的7-11門市,第一次面交時對方持修正後之估價單跟手寫保證金收據給我,保證金金額為2萬元整,且於收據上稱最晚會於111年9月10日將保證金退還給我,所以當日我將現金2萬元交付於對方後就結束交易;第二次交易係111年8月20日被告稱因為估價單交易內容中的軒轅白玉(指骨灰罈)因廠商倒閉,所以要請我補足該物件的獨立差額(價格為3萬元),故我於111年8月22日在臺北市○○區○○路000號麥當勞門口交付3萬元與被告,然我要求被告退還保證金後,被告便以出車禍及各種理由推託,現則是不接電話也不回訊息等語(見偵5574卷第11至14頁),於偵訊時則具結證稱:我手邊有一些靈骨塔,被告跟我說在殯葬公會上看到我委託買賣的相關訊息,便主動連繫我,且稱有找到塔位的買方,要做中間人聯繫塔位的買賣,但須於成交後付其成交價1%作為佣金,當時我人在國外,被告跟我說買方要買塔位需要保證金,說要做什麼事情,但沒有說的很清楚,當時我和被告有寫一個類似切結書的東西,內容為交易沒成功的話保證金需要退還給我,一開始說要8萬元,但我沒那麼多錢,所以我於回國後,在111年8月16日給被告現金2萬元之保證金,請他寫了一張切結書給我,過了一個禮拜被告打電話跟我說廠商不見了,倉庫的人聯絡不到,但他有骨灰罈的提貨券,我有打電話去倉庫的廠商確認,確實聯絡不上,因為一開始談交易時,就有包括賣2個骨灰罈,但現在找不到廠商,所以我只好跟被告買2個骨灰罈,給付他3萬元,之後我聯絡被告詢問為何提貨券都沒有交給我,但我打好幾次電話被告都沒接等語(見偵5574卷第79至80頁)。綜合上開告訴人於警詢、偵訊之證述,其就與被告接洽、索取金錢及提貨卷等基本事實,前後證言始末一貫,亦與事理無悖,且告訴人亦提出交易之收據、保證金契約可供補強,足認告訴人上開證言確屬信而有徵。再觀諸被告與告訴人之交易細節,被告對其稱有買家要購買持有之殯葬商品,為交易需要,須先墊付保證金,爾後被告稱供貨的廠商失聯,須由告訴人補足原先供塔位交易的骨灰罈2罐,而被告收取保證金及骨灰罈價金後,便杳無音訊,足認被告自始即無為其出售殯葬商品之意思,以上開詐欺手法向其推銷購買,使其誤信為真並交付本案款項甚明,核與實務上常見靈骨塔代銷之詐欺方式無違。  ㈢被告雖以前開言詞置辯,然觀被告111年8月16日交付告訴人之保證金契約,其上記載:「茲收到陳婉玲小姐辦理靈骨塔交易,須支付之保證金2萬,無論案件成交與否均會歸還…」,佐以告訴人上開證詞,可證當下磋商交易時,雙方共同認知交易內容係靈骨塔代銷,而須由告訴人交付保證金以供擔保,並非被告所稱之單純買賣骨灰罈交易。又被告於113年5月7日於檢察官訊問時供稱:當時沒有簽相關字據,也沒有對話紀錄,我回去會盡力想辦法找相關紀錄,我大概5月底或6月會出監;復於114年1月4日於本院審理時供稱:我會提出有給提貨券的證明。是被告在長達8個月之期間內,並無向檢方、本院提供任何有利己之證據或相關交易證明,而遲至本院審理時以同樣方式抗辯,顯見被告所辯係欲延滯訴訟,無疑等同幽靈抗辯,要難採信。  ㈣綜上所述,本件事證明確,被告對告訴人詐欺取財之犯行, 應堪認定,應以依法論科。 二、論罪科刑  ㈠核被告所為,係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。  ㈡被告主觀上係基於單一詐欺取財犯意,於密切接近之時間, 詐騙告訴人,侵害同一法益,各行為之獨立性薄弱,依一般 社會健全觀念,難以強行分開,應視為數個舉動之接續施行 ,應屬接續犯。  ㈢爰審酌被告不思以正當方式賺取金錢,竟利用告訴人欲出售 靈骨塔位獲利之心理,明明沒有找尋買家、代為銷售殯葬商 品之真意,卻對告訴人偽稱有買家要向告訴人購買塔位,但 須搭配骨灰罈等話術,誘使告訴人支付購買骨灰罈費用而牟 利,造成告訴人受有財產上損害,所為甚有不該。暨考量被 告始終否認犯行之犯後態度,惟已與告訴人達成和解,兼衡 被告之前科素行,及自述國中肄業、未婚、入監前從事水果 攤工作,收入約8至9萬元,入監前與父母同住,家境小康之 生活狀況等一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知易科罰 金之折算標準,以示警懲。 三、沒收:  ㈠按犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之。但有特別規定者 ,依其規定。犯罪所得已實際合法發還被害人者,不予宣告 沒收或追徵。刑法第38條之1第1項、第4項分別定有明文。 又刑法關於犯罪所得沒收、追徵之規定,乃採義務沒收主義 ,係為澈底剝奪犯罪行為人或其以外之第三人(自然人、法 人或非法人團體)因犯罪而直接、間接所得,或因犯罪所生 之財物及相關利益,以貫徹任何人都不能坐享或保有犯罪所 得或犯罪所生利益之理念,藉以杜絕犯罪誘因,而遏阻犯罪 ,性質上屬類似不當得利之衡平措施。並讓權利人得就沒收 、追徵之財產聲請發還或給付,以回復犯罪前之財產秩序, 基於不正利益不應歸於犯罪行為人所有之原則,在確定利得 直接來自不法行為,除不法行為的利得因發還被害人,考量 避免雙重剝奪,規定不予沒收或追徵外,均應予沒收。所謂 實際合法發還,是指因犯罪而生民事或公法請求權已經被實 現、履行之情形而言,行為人已依和解條件履行賠償損害之 情形,亦屬之。倘行為人之犯罪所得實際發還或賠償被害人 ,該犯罪所得即已澈底被剝奪,而不再有坐享或保有犯罪所 得或犯罪所生利益之慮,法院即無再予宣告沒收、追徵之必 要(最高法院111年度台上字第4891號判決意旨參照)。  ㈡經查,被告本案詐欺所得應為5萬元,上開款項係其犯罪所得 ,本應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定沒收、追徵 ,惟被告已與告訴人於本院達成和解,有本院114年度附民 字第32號和解筆錄在卷可憑,若被告未能依約賠償,尚可由 被害人以本案確定判決做為執行名義,直接對被告聲請強制 執行(刑法第74條第4項規定參照),結果仍可達到剝奪其 不法所得之目的,故應認本案宣告沒收其前開犯罪所得與否 ,已欠缺刑法上之重要性,參酌刑法第38條之2第2項規定, 爰不再諭知沒收或追徵,併此敘明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官陳宜愔提起公訴,檢察官李怡蒨到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2  月  21   日          刑事第三庭 法 官 石蕙慈 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;如未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。 中  華  民  國  114  年  2  月  21   日                書記官 楊翔富 附錄本件論罪科刑法條: 《刑法第339條第1項》 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。

2025-02-21

KLDM-113-易-886-20250221-1

金訴
臺灣基隆地方法院

詐欺等

臺灣基隆地方法院刑事判決  113年度金訴字第739號 公 訴 人 臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 余星旺 (現因另案於法務部○○○○○○○矯正中) 上列被告因詐欺等案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第437 0號),本院判決如下:   主 文 余星旺犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年。   事 實 一、余星旺(所涉組織犯罪防制條例部分,業經臺灣基隆地方檢 察署檢察官提起公訴,後經本院以112年度原金訴緝字第1號 等判決有罪,被告不服提起上訴,嗣經臺灣高等法院以113 年度上訴字第73號駁回上訴確定,此部分非本件起訴範圍) 能預見提供自己所開立之金融帳戶供他人匯入款項並提領款項之 行為,可能掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之財物,致使被害人及警 方追查無門,仍於知悉楊凱翔(其涉嫌組織犯罪條例等罪嫌 部分,業經本院以112年度原金訴字第17號判決有罪)尋求 他人提供金融帳戶資料,係供3人以上所組成,以實施詐術 為手段、具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團犯罪組織 (下稱本案詐欺集團)用以收取詐騙贓款後,在民國111年 間加入本案詐欺集團,擔任招募及提供帳戶之工作,招募謝 新田(涉嫌幫助詐欺罪嫌部分,業經本院以112年度原金訴 字第17號判決有罪,非本件起訴範圍)、陳思漢(涉嫌幫助 詐欺罪嫌部分,經本院以112年度原金訴緝字第1號等判決有 罪,非本件起訴範圍)等人提供帳戶,亦將自己所有之聯邦 商業銀行帳號000-000000000000號帳戶(下稱本案聯邦帳戶 )之存摺、提款卡及密碼,以新臺幣(下同)15萬至17萬元之 代價,交付予楊凱翔所屬詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團 成員共同意圖為自己不法之所有,基於詐欺取財與洗錢之犯 意聯絡,以假投資網站誘騙月惠玲註冊會員,致月惠玲誤信 而參與投資,並依指示於111年7月4日10時1分許,匯款69萬 7,189元至本案聯邦帳戶中,該款項隨即為楊凱翔等詐騙集 團人員提領或轉匯,致生金流之斷點,而無從追查該等犯罪所 得之去向,以掩飾或隱匿該等犯罪所得。嗣後經月惠玲發覺 有異,報警處理而循線查獲。 二、案經月惠玲訴由南投縣政府警察局埔里分局報告臺灣基隆地 方檢察署檢察官偵查起訴。   理 由 一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述,除法律有規定 者外,不得作為證據,刑事訴訟法第159條固定有明文,惟 被告以外之人於審判外之陳述,雖不符同法第159條之1至之 4規定,而經當事人於審判程序同意作為證據,法院審酌該 言詞陳述或書面陳述作成時之情況,認為適當者,亦得為證 據;又當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時,知有第 159條第1項不得為證據之情形,而未於言詞辯論終結前聲明 異議者,視為有前項之同意,同法第159條之5亦定有明文。 其立法意旨在於傳聞證據未經當事人之反對詰問予以核實, 原則上先予排除,惟若當事人已放棄詰問或未聲明異議,基 於證據資料愈豐富,愈有助於真實發現之理念,且強化言詞 辯論原則,法院自可承認該傳聞證據例外擁有證據能力。經 查,本案判決所引用之供述證據(含言詞及書面陳述),檢 察官及被告余星旺於本院審理中調查證據時,均未於言詞辯 論終結前聲明異議,且本院審認上開證據作成時之情況,應 無違法取證或不當情事,與本案待證事實間復具有相當之關 聯性,以之作為證據應屬適當,依刑事訴訟法第159條之5規 定,自有證據能力。 二、訊據被告余星旺於偵查及本院審理時就其被訴犯行均坦承不 諱,核與證人即告訴人月惠玲於警詢時之指述均大體無違( 見臺灣基隆地方檢察署112年度偵字第12451號卷第77-79頁 ),並有告訴人月惠玲提供之郵政匯款申請書及手機對話紀 錄擷圖、 聯邦銀行111 年8 月9 日聯銀業管字第111104695 1號函暨所附之客戶基本資料、交易明細查詢結果等證據在 卷可按(見同上偵卷第49-66頁、第129-147頁),被告對於 收簿者收取其帳戶及其向他人收取帳戶均係為供詐騙使用、 同案尚有其他對被害人施以詐術之人等情不能謂一無所悉, 從而被告對於本案詐欺集團確為3人以上乙節,主觀上並無 不知之可能。綜上,足認被告前揭不利於己之任意性自白與 事實相符,堪採信為證據,從而本件事證均已明確,被告犯 行洵堪認定,應予依法論科。 三、論罪科刑暨沒收:  ㈠新舊法比較:  ⒈詐欺犯罪危害防制條例  ⑴該條例第43條增訂特殊加重詐欺取財罪,並明定:「犯刑法 第339條之4之罪,詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5 百萬元者,處3年以上10年以下有期徒刑,得併科新臺幣3千 萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1 億元者,處5年以上12年以下有期徒刑,得併科新臺幣3億以 下罰金」本件被告所犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以 上共同詐欺取財罪,並未逾新臺幣(下同)5百萬元,自無 新舊法比較問題,逕行依刑法第339條之4第1項第2款之規定 論處即可。  ⑵因刑法詐欺罪章對偵審中自白原先並無減刑規定,而係分別 規定在組織犯罪防制條例第8條及修正前洗錢防制法第16條 第2項,因此單就詐欺罪而言,詐欺犯罪防制條例第47條所 定:「犯詐欺犯罪,在偵查及歷次審判中均自白,如有犯罪 所得,自動繳交其犯罪所得者,減輕其刑;並因而使司法警 察機關檢察官得以扣押全部犯罪所得,或查獲發起、主持、 操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者,減輕或免除其刑」為修正 前之詐欺取財罪章所無,依刑法第2條第1項但書之規定,此 項修正有利於被告,自應適用修正後之規定。  ⒉洗錢防制法之新、舊法比較  ⑴原洗錢防制法第14條之洗錢罪刑罰規定,改列為第19條,修 正後之第19條第1項規定:「有第二條各款所列洗錢行為者 ,處3年以上10年以下有期徒刑,併科新臺幣1億元以下罰金 。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者,處6月以 上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬以下罰金。」;舊法 第14條第1項則未區分犯行情節重大與否,其法定刑均為7年 以下有期徒刑,得併科5百萬元以下罰金,而本件被告參與 洗錢犯行之金額未達1億元,經比較新舊法後,以修正後洗 錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告。  ⑵另原洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正前係規定「 犯前二條之罪,在偵查或審判中自白者,減輕其刑」;112 年6月14日修正則為「犯前四條之罪,在偵查及歷次審判中 均自白者,減輕其刑」;嗣於113年7月31日修正公布全文, 原洗錢防制法第16條規定,改列為第23條,其中修正後之第 23條第3項規定,除須在偵查及審判中均自白者,尚增加如 有所得並自動繳交全部所得財物者,始得減輕其刑之限制。 本件被告於偵查、原審及本院審判中均自白,又被告於偵查 、原審審理中均供稱其未拿到任何報酬等語明確(見偵卷第 11頁、原審卷第46頁),且遍查全案卷證,亦無證據證明被 告就本件犯行獲有犯罪所得,檢察官復未舉實以證,是被告 就本件犯行既查無犯罪所得,即無自動繳交犯罪所得之問題 ,則適用修正前、後之規定,並無不同。  ⑶故分別套用修正前、後之洗錢防制法規定論罪科刑,整體適 用修正後之洗錢防制法相關規定,顯然對被告較有利。從而 ,就本件被告犯行,自應選擇適用較有利於被告之修正後洗 錢防制法相關規定,予以論罪科刑。  ㈡是核被告余星旺所為,係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人 以上共同犯詐欺取財罪,及修正後洗錢防制法第19條第1項 後段之一般洗錢罪。  ㈢被告與楊凱翔所屬本案詐欺集團成員間,就上開各犯行,具 有犯意聯絡與行為分擔,均為共同正犯。  ㈣被告係以局部合致之一行為,同時觸犯加重詐欺取財罪與一 般洗錢罪,為想像競合犯,依刑法第55條之規定,就其所犯 之罪應從一重之3人以上共同犯詐欺取財罪處斷。  ㈤被告在偵查及審判中均自白犯罪,又依現存證據,尚不足以 證明被告就本件詐欺犯行,已獲有犯罪所得,爰依詐欺犯罪 防制條例第47條前段規定,減輕其刑。  ㈥按想像競合犯之處斷刑,本質上係「刑之合併」。其所謂從 一重處斷,乃將想像競合犯組成之評價上數罪,合併為科刑 一罪,其所對應之刑罰,亦合併其評價上數罪之數法定刑, 而為一個處斷刑。易言之,想像競合犯侵害數法益者皆成立 犯罪,論罪時必須輕、重罪併舉論述,同時宣告所犯各罪名 ,包括各罪有無加重、減免其刑之情形,亦應說明論列,量 刑時併衡酌輕罪部分量刑事由,評價始為充足,然後依刑法 第55條前段規定「從一重處斷」,非謂對於其餘各罪可置而 不論。因此,法院決定處斷刑時,雖以其中最重罪名之法定 刑,做為裁量之準據,惟於裁量其輕重時,仍應將輕罪合併 評價在內(最高法院108年度台上字第4405、4408號判決參 照);基此,除非輕罪中最輕本刑有較重於重罪之最輕本刑 ,而應適用刑法第55條但書規定重罪科刑之封鎖作用,須以 輕罪之最輕本刑形成處斷刑之情形以外,則輕罪之減輕其刑 事由若未形成處斷刑之外部性界限,自得將之移入刑法第57 條或第59條之科刑審酌事項內,列為是否酌量從輕量刑之考 量因子。是法院倘依刑法第57條規定裁量宣告刑輕重時,一 併具體審酌輕罪部分之量刑事由,應認其評價即已完足(最 高法院109年度台上字第3939號判決參照)。查被告於偵查 、審判中均自白一般洗錢罪,依前揭說明固符合修正後洗錢 防制法第23條第3項規定,而原應減輕其刑,雖其所犯一般 洗錢罪係屬想像競合犯中之輕罪,然揆諸上述說明,本院於 後述量刑時仍當一併衡酌該部分減輕其刑事由,併此敘明。  ㈧爰審酌被告為貪圖不法利益,不思以合法途徑賺取金錢,除 提供自己帳戶外,竟擔任詐欺集團收簿者,與本案詐欺集團 共同實施詐欺取財、洗錢等犯行,其所為製造金流之斷點, 掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之舉,不僅增加檢警查緝難度,更 造成被害人之財物損失,助長詐欺犯罪盛行,危害社會治安 ,所為應予非難,另考量被告犯後坦承犯行,兼衡其犯罪之 動機、目的、本案負責收取帳戶之分工情形、被害人遭本案 詐欺集團之詐騙所蒙受之損失金額,暨其於本院審理時自承 國中肄業之學歷、入監前從事打石工、月收入約5-6萬元、 未婚、無子女、入監前與父母同住、家境勉持之教育程度、 家庭及經濟狀況(見本院卷第79頁)等一切情狀,量處如主 文所示之刑。  ㈦沒收部分:   按沒收適用裁判時之法律,刑法第2條第2項定有明文。查被 告於本案行為後,洗錢防制法第18條第1項有關洗錢之財物 或財產上利益之沒收規定,業經修正為同法第25條第1項規 定,已於113年7月31日公布,並自同年0月0日生效施行。又 按犯第19條、第20條之罪,洗錢之財物或財產上利益,不問 屬於犯罪行為人與否,沒收之,現行洗錢防制法第25條第1 項定有明文,且依洗錢防制法第18條第1項之105年12月28日 修正理由,以及113年7月31日增列「不問屬於犯罪行為人與 否」之法條文字可知,上開沒收規定之標的,應係指洗錢行 為標的之財物或財產上利益而言,至於洗錢行為本身之犯罪 所得或犯罪工具之沒收,以及發還被害人及善意第三人之保 障等,仍應適用現行刑法沒收專章之規定。而被告吳秀萍上 開交付之帳戶內經如附表一所示受騙匯入之款項,既已隨即 轉匯他人帳戶,自屬洗錢之財物。依上說明,本應適用修正 後洗錢防制法第25條第1項之規定沒收。然被告既非實際上 支配帳戶、匯款或最終提領款項之人,且被告否認其有因本 案獲得任何報酬(見本院卷第78頁),而依卷內現有事證, 亦查無被告因本案有獲取任何財物或財產上利益,自不生犯 罪所得應予沒收之問題。如再就被告上開洗錢之財物部分宣 告沒收,顯有過苛之虞,參酌刑法第38條之2第2項規定,爰 不予宣告沒收或追徵。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官吳美文提起公訴,檢察官李怡蒨到庭執行職務 中  華  民  國  114  年  2   月  21  日          刑事第三庭 法 官 石蕙慈 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕)「切勿逕 送上級法院」。 中  華  民  國  114  年  2   月  21  日                書記官 楊翔富

2025-02-21

KLDM-113-金訴-739-20250221-1

臺灣基隆地方法院

定應執行刑

臺灣基隆地方法院刑事裁定 113年度聲字第1244號 聲 請 人 臺灣基隆地方檢察署檢察官 受 刑 人 周宗慶 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(113年度執聲字第799號),本院裁定如下:   主 文 周宗慶所犯如附表所示之罪,各處如附表所示之刑,應執行拘役 壹佰貳拾日,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人周宗慶因違反家庭暴力防治法等案件 ,先後經判決確定如附表,應依刑法第53條及第51條第6款 規定,定其應執行之刑,爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請 裁定定應執行刑等語。 二、按刑法第53條應依刑法第51條,定其應執行之刑者,由該案 犯罪事實最後判決之法院之檢察官聲請該法院裁定之,刑事 訴訟法第477條第1項定有明文。又裁判確定前犯數罪者,併 合處罰之;數罪併罰,有二裁判以上者,依第51條之規定, 定其應執行之刑,復為刑法第50條第1項前段、第53條所明 定。而所謂「裁判確定前」,應以聲請定執行刑之各罪中「 最先裁判確定案件之確定時」為準,換言之,必須其他各罪 之犯罪行為時,均在最先一罪判決確定前,始符合數罪併罰 之條件,而如他罪係在該最先確定之罪確定後所犯,即不得 與前罪定執行刑(最高法院96年度台非字第13號、第338號 判決要旨參照)。查本件受刑人所犯附表編號1所示之罪, 最後事實審法院係受刑人因妨害自由案件,經臺灣基隆地方 法院以113年度基簡字第943號案件受理,於民國113年8月15 日判決,且於113年9月26日確定,是以聲請人向本院聲請定 應執行之刑,於法有據。 三、次按刑事訴訟法第370條第2項、第3項,已針對第二審上訴 案件之定應執行之刑,明定有不利益變更禁止原則之適用; 而分屬不同案件之數罪併罰,倘一裁判宣告數罪之刑,曾經 定其執行刑,再與其他裁判宣告之刑定其執行刑時,在法理 上亦應同受此原則之拘束(最高法院103年9月2日103年度第 14次刑事庭會議決議意旨參照),從而上開更定之執行刑, 不應比前定之執行刑加計其他裁判所處刑期後為重,否則即 與法律秩序理念及法律目的之內部界限有違(最高法院80年 台非字第473號判例要旨參照)。又定應執行刑,不僅攸關 國家刑罰權之行使,於受刑人之權益亦有重大影響,除顯無 必要或有急迫情形外,法院於裁定前,允宜予受刑人以言詞 、書面或其他適當方式陳述意見之機會,程序保障更加周全 (最高法院110年度台抗大字第489號刑事裁定意旨參照)。 本院經函詢受刑人後,受刑人並未函覆,有本院函文、送達 證書及收文資料查詢清單各1份在卷可憑,已足保障受刑人 之陳述意見權。爰審酌受刑人犯罪時間之間隔、行為態樣、 罪質、行為次數,綜合評斷其應受矯治之程度,並兼衡責罰 相當與刑罰經濟原則,於不逾越上述內、外部界限之範圍內 ,裁定如主文所示。 四、依刑事訴訟法第477條第1項、刑法第53條、第51條第6款、 第41條第1項前段,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  20  日           刑事第三庭 法 官 石蕙慈 以上正本證明與原本無異。   對於本件裁定如有不服,應於收受送達後10日內,向本院提出抗 告書狀,敘述抗告之理由,抗告於臺灣高等法院。 中  華  民  國  114  年  2   月  20  日                書記官 楊翔富 附表:受刑人周宗慶定應執行刑案件一覽表 編    號 1 2 3 罪    名 妨害自由 ①妨害秘密 ②妨害自由 家庭暴力防治法 宣 告  刑 拘役50日 ①拘役50日 ②拘役30日 ①拘役50日 ②拘役55日 ③拘役50日 犯罪日期 111年8月31日至111年12月6日 ①111年12月23日 ②112年1月19日 ①112年5月7日 ②112年7月30日至112年8月21日 ③112年10月15日 偵查(自訴)機關偵查案號 臺灣基隆地方檢察署112年度偵緝字第576號 臺灣基隆地方檢察署112年度偵緝字第578號等 臺灣基隆地方檢察署112年度偵緝字第578號等 最 後 事 實 審 法 院 臺灣基隆地方法院 臺灣基隆地方法院 臺灣基隆地方法院 案 號 113年度基簡字第943號 113年度易字第413號 113年度易字第413號 判 決 日 期 113年8月15日 113年9月11日 113年9月11日 確 定 判 決 法 院 臺灣基隆地方法院 臺灣基隆地方法院 臺灣基隆地方法院 案 號 113年度基簡字第943號 113年度易字第413號 113年度易字第413號 確 定 日 期 113年9月26日 113年10月9日 113年10月9日 是否為得易科罰金之案件 是 是 是 備    註 臺灣基隆地方檢察署113年度執字第2927號(已執畢) 臺灣基隆地方檢察署113年度執字第3192號 臺灣基隆地方檢察署113年度執字第3192號 (編號2至3號經原審判處應執行拘役110日)

2025-02-20

KLDM-113-聲-1244-20250220-1

臺灣基隆地方法院

定應執行刑

臺灣基隆地方法院刑事裁定 113年度聲字第1229號 聲 請 人 臺灣基隆地方檢察署檢察官 受 刑 人 林佳聖 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(113年度執聲字第812號),本院裁定如下:   主 文 林佳聖所犯如附表所示之罪,各處如附表所示之刑,應執行有期 徒刑柒月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人林佳聖因犯詐欺等案件,先後經判決 確定如附表,應依刑法第53條及第51條第5款規定,定其應 執行之刑,爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定定應執行 刑等語。 二、按刑法第53條應依刑法第51條,定其應執行之刑者,由該案 犯罪事實最後判決之法院之檢察官聲請該法院裁定之,刑事 訴訟法第477條第1項定有明文。又裁判確定前犯數罪者,併 合處罰之;數罪併罰,有二裁判以上者,依第51條之規定, 定其應執行之刑,復為刑法第50條第1項前段、第53條所明 定。而所謂「裁判確定前」,應以聲請定執行刑之各罪中「 最先裁判確定案件之確定時」為準,換言之,必須其他各罪 之犯罪行為時,均在最先一罪判決確定前,始符合數罪併罰 之條件,而如他罪係在該最先確定之罪確定後所犯,即不得 與前罪定執行刑(最高法院96年度台非字第13號、第338號 判決要旨參照)。查本件受刑人所犯附表編號1所示之罪, 最後事實審法院係受刑人因犯詐欺案件,經本院以112年度 易字第420號案件受理,於民國112年12月18日判決,且於11 3年1月16日確定,是以聲請人向本院聲請定應執行之刑,於 法有據。 三、次按刑事訴訟法第370條第2項、第3項,已針對第二審上訴 案件之定應執行之刑,明定有不利益變更禁止原則之適用; 而分屬不同案件之數罪併罰,倘一裁判宣告數罪之刑,曾經 定其執行刑,再與其他裁判宣告之刑定其執行刑時,在法理 上亦應同受此原則之拘束(最高法院103年9月2日103年度第 14次刑事庭會議決議意旨參照),從而上開更定之執行刑, 不應比前定之執行刑加計其他裁判所處刑期後為重,否則即 與法律秩序理念及法律目的之內部界限有違(最高法院80年 台非字第473號判例要旨參照)。又定應執行刑,不僅攸關 國家刑罰權之行使,於受刑人之權益亦有重大影響,除顯無 必要或有急迫情形外,法院於裁定前,允宜予受刑人以言詞 、書面或其他適當方式陳述意見之機會,程序保障更加周全 (最高法院110年度台抗大字第489號刑事裁定意旨參照)。 本院經函詢受刑人後,受刑人並未函覆,有本院函文、送達 證書及收文資料查詢清單各1份在卷可憑,已足保障受刑人 之陳述意見權。爰審酌受刑人犯罪時間之間隔、行為態樣、 罪質、行為次數,綜合評斷其應受矯治之程度,並兼衡責罰 相當與刑罰經濟原則,於不逾越上述內、外部界限之範圍內 ,裁定如主文所示。 四、依刑事訴訟法第477條第1項、刑法第53條、第51條第5款、 第41條第1項前段,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  19  日           刑事第三庭 法 官 石蕙慈 以上正本證明與原本無異。   對於本件裁定如有不服,應於收受送達後10日內,向本院提出抗 告書狀,敘述抗告之理由,抗告於臺灣高等法院。 中  華  民  國  114  年  2   月  19  日                書記官 楊翔富 附表:受刑人林佳聖定應執行刑案件一覽表 編    號 1 2 3 罪    名 詐欺 妨害兵役治罪條例 詐欺 宣 告  刑 有期徒刑3月 有期徒刑2月 有期徒刑3月 犯罪日期 112年2月12日 112年5月4日 112年10月4日 偵查(自訴)機關偵查案號 臺灣雲林地方檢察署112年度偵字第4829號 臺灣雲林地方檢察署112年度偵緝字第517號 臺灣雲林地方檢察署113年度偵字第4076號 最 後 事 實 審 法 院 臺灣雲林地方法院 臺灣雲林地方法院 臺灣雲林地方法院 案 號 112年度易字第420號 113年度虎簡字第68號 113年度虎簡字第149號 判 決 日 期 112年12月18日 113年3月29日 113年6月24日 確 定 判 決 法 院 臺灣雲林地方法院 臺灣雲林地方法院 臺灣雲林地方法院 案 號 112年度易字第420號 113年度虎簡字第68號 113年度虎簡字第149號 確 定 日 期 113年1月16日 113年5月14日 113年7月24日 是否為得易科罰金之案件 是 是 是 備    註 臺灣雲林地方檢察署113年度執字第385號(已易科罰金執行完畢) 臺灣雲林地方檢察署113年度執字第2369號 臺灣雲林地方檢察署113年度執字第2197號 (編號1至3號經臺灣雲林地方法院以113年度聲字第680號裁定應執行有期徒刑6月) 編    號 4 罪    名 詐欺 宣 告  刑 有期徒刑2月 犯罪日期 112年10月22日至112年10月23日 偵查(自訴)機關偵查案號 臺灣基隆地方檢察署113年度偵字第2550號 最 後 事 實 審 法 院 臺灣基隆地方法院 案 號 113年度偵字第2550號 判 決 日 期 113年8月30日 確 定 判 決 法 院 臺灣基隆地方法院 案 號 113年度基簡字第959號 確 定 日 期 113年10月4日 是否為得易科罰金之案件 是 備    註 臺灣基隆地方檢察署113年度執字第3161號

2025-02-19

KLDM-113-聲-1229-20250219-1

撤緩
臺灣基隆地方法院

撤銷緩刑

臺灣基隆地方法院刑事裁定 113年度撤緩字第99號 聲 請 人 臺灣基隆地方檢察署檢察官 受 刑 人 KURNIA LIN女 上列聲請人因受刑人犯偽造文書案件(113年度基簡字第253號) ,聲請撤銷緩刑之宣告(112年度執聲字第773號),本院裁定如 下:   主 文 KURNIA LIN之緩刑宣告撤銷。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人因犯偽造文書案件,經本院以113年 度基簡字第253號判決判處有期徒刑2月,緩刑2年,緩刑期 間付保護管束,並應自判決確定之日起1年內,接受受理執 行之地方檢察署所舉辦之法治教育課程3場次,於民國113年 6月13日確定。惟受刑人表示欲返回印尼辦理結婚等事宜, 無法履行保護管束,其行為違反保安處分執行法第74條之2 第2、4款之規定,情節重大,爰依保安處分執行法第74條之 3第1項(聲請書漏載,應予補充)、刑事訴訟法第476條規定 聲請撤銷等語。 二、按受保護管束人在保護管束期間內,應服從檢察官及執行保 護管束者之命令,對於身體健康、生活情況及工作環境等, 每月至少向執行保護管束者報告1次。受保護管束人違反保 安處分執行法第74條之2各款情形之一,情節重大者,檢察 官得聲請撤銷保護管束或緩刑之宣告,保安處分執行法第74 條之2第2、4款、第74條之3第1項規定甚明。 三、經查:  ㈠受刑人因犯偽造文書案件,經本院以113年度基簡字第253號 判決判處有期徒刑2月,緩刑2年,緩刑期間付保護管束,並 應自判決確定之日起1年內,接受受理執行之地方檢察署所 舉辦之法治教育課程3場次,於113年6月13日確定等情,有 該判決及臺灣高等法院被告前案紀錄表可稽。  ㈡原判決確定後,受刑人經檢察官通知於113年10月22日到庭, 有該執行筆錄可參。嗣受刑人到庭並具狀表示:雙親年逾七 旬年事已高,兒子將屆學齡需返國申請相關文件,其亦須回 國辦理結婚文件,恐需要辦理半年以上的時間,實難配合保 護管束之履行,希望能改繳納易科罰金等語。足認受刑人已 無履行意願,違反上開負擔之情節重大,原緩刑之宣告已難 收預期效果,當有執行原刑罰之必要,爰依檢察官之聲請, 撤銷原緩刑之宣告。 四、依刑事訴訟法第476條,保安處分執行法第74條之3第1項規 定,裁定如主文。   中  華  民  國  114  年  2   月  19  日          刑事第三庭  法 官  石蕙慈 上列正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。 中  華  民  國  114  年  2   月  19  日                 書記官  楊翔富

2025-02-19

KLDM-113-撤緩-99-20250219-1

侵訴
臺灣基隆地方法院

妨害性自主

臺灣基隆地方法院刑事判決  113年度侵訴字第26號 公 訴 人 臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 陳明芳 指定辯護人 本院公設辯護人周啟成 上列被告因妨害性自主案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字 第2904號、第6702號),本院判決如下:   主 文 甲○○對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪,處有期徒刑參年陸月。   事 實 一、甲○○明知BA000-A113030(民國00年0月生,真實姓名、年籍 詳卷,下稱A女)為未滿14歲之未成年人,竟為滿足己慾, 基於對未滿14歲之女子犯強制猥褻之接續犯意,於111年6月 間某日,在基隆市○○區○○街○○號即A女當時受安置之寄養家 庭劉○○(真實姓名詳卷)住處,明知A女從未同意讓其撫摸 其胸部或陰部,仍違反A女之意願,先強行以手伸入A女上衣 內撫摸A女之胸部,再伸入A女內褲內撫摸A女陰部,以此違 反A女意願方式為猥褻行為得逞。嗣A女於113年3月間,在寄 養機構與同儕BA000-A113030B(真實姓名、年籍資料詳卷, 下稱B女)聊天過程中無意間提及上情,經B女當場告知機構 生輔員後,陸續通報相關社政單位及警察機關,因而查獲。 二、案經A女之母訴由基隆市警察局報告臺灣基隆地方檢察署檢 察官偵查起訴。   理 由 壹、程序方面: 一、被害人之保護措施:   按性侵害犯罪防治法所稱性侵害犯罪,係指觸犯刑法第221 條至第227條、第228條、第229條、第332條第2項第2款、第 334條第2項第2款、第348條第2項第1款及其特別法之罪。又 行政機關、司法機關及軍法機關所製作必須公示之文書,不 得揭露被害人之姓名、出生年月日、住居所及其他足資識別 被害人身分之資訊。性侵害犯罪防治法第2條第1項、第12條 第2項分別定有明文。另性侵害犯罪防治法第12條所定其他 足資識別被害人身分之資訊,包括被害人照片或影像、聲音 、住址、親屬姓名或其關係、就讀學校與班級或工作場所等 個人基本資料,性侵害犯罪防治法施行細則第6條亦定有明 文。本件被告對A女所犯屬性侵害犯罪防治法所稱之性侵害 犯罪,而本院所製作之本案判決係屬必須公示之文書,為避 免A女之身分遭揭露,依上開規定,對於足資識別A女身分之 資訊,均予以隱匿,並就A女、A女之母、寄養媽媽劉○○、B 女等人之姓名、住所、年籍等資料(真實姓名年籍均詳卷), 及本案案發地點之實際地址,有揭露足以識別被害人身分資 訊之虞者,爰依上開規定均予隱匿,而以代號或上開稱謂為 之,合先敘明。  二、證據能力部分:   被告以外之人於審判外之陳述,雖不符刑事訴訟法第159條 之1至第159條之4等規定,而經當事人於審判程序同意作為 證據,法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況,認為 適當者,亦得為證據。刑事訴訟法第159條之5第1項定有明 文。本判決下列所引用之證據,其中屬傳聞證據之部分,業 據檢察官、被告及辯護人同意有證據能力(見本院113年度 侵訴字第26號卷【下稱本院卷】第48頁),本院審酌該具有 傳聞證據性質之證據,其取得過程並無瑕疵,與待證事實具 有關聯性,證明力非明顯過低,以之作為證據係屬適當,依 刑事訴訟法第159條之5第1項規定,認俱有證據能力。另本 院後述所引用之其餘非供述證據,經依法當庭提示令被告辨 認外,復無證據足證係公務員違背法定程序所取得,又為證 明本案犯罪事實所必要,亦得作為本案證據。 貳、實體方面: 一、認定犯罪事實所憑之證據及理由:   訊據被告固坦承於上開時間、地點有與A女同在劉○○住處一 樓客廳,惟矢口否認有何對於未滿14歲之女子犯強制猥褻犯 行,辯稱:沒有A女所說的這些事等語(見本院卷第46頁) 。辯護人則為被告辯護稱:㈠A 女證述案發情境及家中成員 有誰一事,於偵查及審判中之證述已有不同;㈡就本案案發 經過,A 女先於審理中證稱被告曾摸她胸部及下體,然後要 求A 女也要摸被告的下體,但這個部分與劉女偵查中證述被 告曾要求A女蹲下一事不符;㈢參照劉女審理中之證述可知A 女有偷竊之素行,且遭發現後有推諉、說謊之情節,同時又 有遭被告恫嚇要找警方處理之事,A 女證詞之憑信性顯有可 疑;㈣A女雖有於113年3月底割腕,然已距離111年6月間某日 相當時日,難以佐證其割腕行為係其受侵害所生之創傷反應 ;㈤本案僅有被害人之單一指述,又無其他補強證據可資佐 證,懇請庭上為無罪諭知等語(見本院卷第51-54頁、116頁 )。經查:  ㈠被告於A女寄養於劉○○家時,與劉○○為男女朋友關係,有時住 在劉○○家乙情,業據證人劉○○於偵查及本院審理時結證明確 (見臺灣基隆地方檢察署113年度偵字第2904號卷第103頁及 本院卷第101、111頁),且為被告及辯護人所不爭執,此部 分之事實,首堪認定。  ㈡被告雖以前揭情詞置辯,然查:  ⒈被害人A女之證述前後證述大致相符,且無重大瑕疵可指,應 為可採,理由如下:  ⑴A女於偵查中證稱:在小學五年級時到寄養家庭,家庭成員是 阿姨、我跟一個寄養的弟弟,寄養期間從五年級到六年級下 學期。阿姨沒有結婚但有交往對象,跟阿姨的交往對象相處 狀況都還可以,其中阿姨的第二個交往對象(即被告)有做 出讓我不舒服的事情,就是會摸我胸部跟下體,時間是發生 在五年級下學期,不記得是冬天還是夏天,好像是某一天不 用上課日子的傍晚,我坐在阿姨家一樓椅子上看電視,阿姨 在樓上不知道做什麼,弟弟好像不在家,叔叔(即被告)當 時坐在沙發上跟我一起看電視,看到一半,叔叔叫我過去, 他就要用手伸到我的衣服裡面摸我,我忘記他是用那隻手, 叔叔的手有直接摸到我胸部,好像兩邊的胸部都有摸到,不 是隔著衣服,當時我是站著,叔叔是坐著,他摸完我胸部後 ,再伸到我的內褲裡,要摸我下體,我試著去遮擋,但叔叔 他又從另一個角度摸,有摸到我尿道,他當時是用手指去摸 尿道的地方,我很害怕,我要叫阿姨,但叔叔就叫我不要叫 阿姨,我後來事隔一天跟阿姨說這件事。我是在隔天晚上叔 叔睡覺後跟阿姨講,阿姨聽到後隔天有去問叔叔這件事,但 叔叔沒有承認。在這之後沒有看過這個叔叔,那天之後我很 害怕生氣,如果有男同學經過就會讓我有點害怕對方會摸我 。除了阿姨外,我有跟安置機構跟我同房年紀比我小的女生 說過這件事,我跟她說我以前在寄養家庭,有一個叔叔有摸 我的胸部跟下體。摸我的叔叔在摸我之後還有叫我摸他的下 體等語(見臺灣基隆地方檢察署【下稱基隆地檢署】113年 度偵字第6702號卷第9-13頁);復於本院審理時證稱:認識 在庭被告,在寄養家庭見過應該有2至3次,當時在寄養家庭 除了寄養媽媽外,還有一個阿姨的爸爸(爺爺)跟一個姐姐 (阿姨的姪女)一起住。被告當時是阿姨的男朋友,偶爾會 住幾天,在阿姨家看到被告時偶爾會聊一下,平常不會跟被 告打電話或傳訊息,沒有跟被告吵過架或借過錢。有一次阿 姨在樓上休息,我跟被告在一樓客廳,被告要我過去找他, 當時我在客廳椅子上看電視,被告坐在沙發上,被告跟我說 「你過來一下」,我就走過去,當時樓上有阿姨還有一個爺 爺,一開始我不知道被告要幹嘛,後面他要我過去找他的時 候,摸我私密處的地方,摸我胸部,也有摸我陰部,就是下 體私密處,他有把手伸進去衣服裡面,我記得他是伸到內衣 裡面去摸。摸我下體時從腰部褲頭地方伸到內褲裡面摸。我 當時有跟被告說我不要,被告有拉住我,我沒辦法推開他, 我又很害怕,所以有點無法離開那個位置,當時我是站著, 被告是坐著,時間持續有2至5分鐘,被告要我不要告訴阿姨 ,然後有給我吃鳳梨,發生時間是當天下午左右,當天晚上 叔叔睡覺後我有把阿姨叫到另一個房間跟阿姨說這件事,講 完後阿姨好像有去問被告,我好像在自己房間,沒有聽到他 們講什麼,後面幾天被告就走了,阿姨有跟我說她去問被告 ,但被告說他沒有摸我。被告摸完我胸部跟下體後有說「你 也可以摸我」,我有跟他說我不要,後來我就繼續坐在一樓 吃水果跟看電視等語(見本院卷第73-88頁)。由A女上開證 述可知,證人A女就遭被告猥褻之時間、地點、方式等主要 事實及基本情節,於偵查及本院審理時,前後證述大致相符 ,且無重大瑕疵可指,若非其親身經歷而確有前開被害經驗 ,實無法憑空編造整個事件過程及細節。  ⑵復衡以被告自稱:與A女相處沒有衝突,也不認識,完全沒有 互動,很少看她在聊天講話等語(見上開2904號偵卷第118頁 ),且據證人劉○○於警詢時證稱:被告來我住處時一開始互 動很好,會將氣氛用得很歡樂,小孩有問題他也會糾正,在 這件事情之前,我發現有一次在家中,他們兩個在走路交匯 時,被告有對A女擠眉弄眼,就像是做鬼臉,A女就笑得很開 心,我就警告被告不要對小孩有這種舉止,被告說好我就不 要跟她講話等語(見基隆地檢署113年度偵字第2904號卷第9 3-94頁);於本院審理時結證稱:A女在學校有什麼狀況,A 女回來說的時候,被告會附和幾句,大概就是在學校聽老師 的,在家裡聽阿姨的,也曾在我問家人失竊錢事情時在旁附 和妳再不講我就要叫警察等語(見本院卷第106頁)。由上 可知,被告與A女間雖非互動頻繁,但彼此間並無爭執或衝 突,縱被告有於劉○○管教A女時要求A女要聽劉○○的話,或在 旁附和再不說要叫警察等情,然該等管教行為均尚屬適當, 且未見A女有因被告之管教行為心生不滿或出言反駁,實難 認A女會藉此記恨被告進而故意虛構事實。參以,證人劉○○ 於本院審理時結證稱:A女在面對質問學校事情、偷錢事情 時如果答不出來,不知道怎麼回答,就不會回答我,我問A 女的時候,A女會盯著我看,然後不回答我等語(見本院卷 第110-111頁),可知A女雖於青春期階段或有偷竊之情事, 然於面對劉○○之質問時多選擇沉默以對,而非飾詞狡辯,難 認有辯護人所指推諉、說謊情事,益徵A女應無設詞誣陷被 告之可能,其指證之受害過程堪值採信。  ⑶至A女雖就遭被告猥褻時家中成員為何、何時將被告猥褻之情 事告知劉○○等細節,前後供述不一,惟按證人就同一事實之 陳述前後略有出入,此乃各人之記憶不清,或細節未交代清 楚,或其描述用語不同,省略片段情節,或記錄之詳簡有異 所致,倘其主要陳述一致,即尚難因其細節稍有分歧,即將 全部證言捨棄不採(最高法院103年度台上字第3708號判決 意旨參照),更遑論本案被告係於事發近2年後始再行回想 遭猥褻之經過,是其雖有部分細節因時間經過記憶模糊,或 因其年齡或心智程度之表達能力之限制,致部分回答內容或 有歧異之處,但A女就被告有隔著衣服摸其胸部、隔著內褲 摸其陰道、其有表達拒絕之意思、被告有要A女也可以摸其 下體等重要事項,前後陳述均一致,尚難以A女就諸如家中 成員為何、何時將被告猥褻之情事告知劉○○等事項前後所述 有所出入,即遽認A女之指訴有明顯瑕疵而全部不足採信, 是辯護人為被告辯稱A 女就案發情境及家中成員有誰一事及 被告是否有要求其蹲下等節,於偵查及審判中的證述不一而 不可採信乙節,委無足取。  ⑷綜合上情,堪認被告有於上揭時間、地點,違反A女之意願, 先強行以手伸入A女上衣內撫摸A女之胸部,再伸入A女內褲 內撫摸A女陰部,以此強暴方式對A女強制猥褻得逞等情為真 。   ⒉證人劉○○之證述足以補強A女之指述,理由如下:  ⑴證人劉○○於警詢中稱:A女有跟我說,阿姨妳剛剛在樓上的時 候,叔叔在客廳有摸我,我問她說摸什麼?然後她回答叔叔 摸我上面及下面,然後我就問她是怎麼發生的,他說叔叔說 讓他摸一下才要讓她看她喜歡的電視節目,我就問是怎麼摸 ,A女說被告說妹妹妳過來,過來之後被告就說妳讓叔叔我 摸一下,我就讓妳看電視,她說她不要,結果叔叔就伸手摸 她,我就問她說妳怎麼沒有叫我,她說她那時候沒有想到, 我後來有跟被告求證,他就反應很大,他說我哪裡有摸她, 她是小孩子耶,我怎麼可能摸她,結果A女有聽到就下樓說 有啦,兩個人就吵起來,被告當時有跟A女說妳算什麼,然 後A女就當場哭了,當時我就先安撫A女,並告訴被告不要講 這種話,兩個人就靜下來沒有再繼續爭吵等語(見上開2904 號偵卷第93-94頁);於偵查中結證稱:在111年6月份有一 次被告來我家住,A女有跟我說:「阿姨我跟妳說,妳不要 去問叔叔,妳剛才上去樓上的時候,叔叔有摸我」,我問A 女「他摸什麼」,A女說「叔叔說妹妹妳過來一下,然後說 妳讓叔叔摸一下,電視就讓妳看」,我就問A女說「他摸妳 什麼」,A女說「他摸我上面跟下面」,我就說「真的假的 ,你這種事情不能亂講耶」,我問A女說她們是在搶看電視 嗎,A女說沒有搶看,被告後來有給她看,我又問A女為何我 在樓上,她沒有叫我,A女說她沒有想到,A女又補充說她有 跟被告說「不要」,被告又跟A女說「妳給叔叔摸一下,叔 叔給妳錢」,A女也回答「不要」,A女說被告摸她是在吃鳳 梨前,我一再詢問A女為何沒有叫我,A女也一直回答她沒有 想到,也提醒我不要去問被告,因為被告跟她說不能將摸她 的是跟我說,後來被告從外面進來時,A女又特別跟我強調 「妳不要問他喔」,我示意A女先上樓,隨後我就問被告此 事,被告反應蠻大的說「我哪裡有摸她阿,她就是小孩子耶 ,這小孩子怎麼可以亂講話」,我就問被告剛剛A女指述的 事,被告一樣重複剛剛的回應,然後一直說叫A女下來,A女 就迅速下樓,被告就跟A女吵起來,A女就說「有啦有啦!你 就是有啦」。被告就重複「我哪有摸妳?我摸妳什麼?」, 被告有說「我會去摸妳?妳算什麼?」,我當下覺得被告講 的話很不妥,就馬上制止被告,A女聽到被告最後講的話就 開始哭了,我就安撫A女,說我會保護她,就讓A女先上樓。 我問被告他們在樓下做什麼事,被告就說有吃鳳梨跟給A女 看電視。被告還住3-4天。雙方沒有太多互動,還是有對話 ,我也沒有特別感受到A女有在閃躲被告,我也不敢斷言有 沒有這件事等語(見上開2904號偵卷第103-106頁),是由 證人劉○○上開證述可知,A女於事發後確實有向劉○○反應被 告有摸她上面及下面,並於劉○○詢問被告時與被告對質,復 於事發當晚因擔心遭被告報復,向劉○○求援無訛。  ⑵又性侵害被害人之證述,固須補強證據以擔保其供述之真實 性;然此所謂補強證據,並非以證明犯罪構成要件之全部事 實為必要,倘得以佐證其證言非屬虛構,能予保障所陳述事 實之真實性,即已充足,且得據以佐證者,雖非直接可以推 斷該被告之犯罪,但以此項證據與被害人之陳述為綜合判斷 ,若足以認定犯罪事實者,仍不得謂非補強證據。而法院認 定事實並不悉以直接證據為必要,其綜合各項調查所得之直 接、間接證據,本於合理之推論而為判斷,要非法所不許( 最高法院108年度台上字第162號判決意旨參照)。又性侵害 犯罪具有隱密性質,未必有第三人親見其事,若加害人否認 犯行,往往淪於雙方各執一詞之困境,故若有證人陳述其於 案發後親見被害人之身體跡證暨相關當事人對該性侵害事件 之反應,足以增強被害人證述之憑信性者,自非不得作為被 告犯罪之補強佐證(最高法院101年度台上字第6571號判決 意旨參照)。亦即,被害人之證言若綜合其餘補強證據綜合 判斷後,認定該等補強證據與被害人之證言並無扞格而得以 佐證被害人所述,該等證據當得以作為法院認定事實之補強 證據。本案證人劉○○雖非案發過程之目擊證人,然本院採認 其證詞部分,係證人劉○○所證述得悉A女遭被告強制猥褻後 向其陳述被害之過程,並由其向被告查證時A女之反應等節 ,該部分待證事項屬證人劉○○基於自身見聞、經歷及直接觀 察所為之證述,乃其親自經驗、知覺之客觀事實,顯非與A 女陳述具有同一性之累積性證據,且據前述,其前揭證詞符 實可採,核與A女前開證述向其訴說之內容並無歧異,亦無 重大違背一般經驗法則之情,雖非得以直接認定被告犯罪, 然得以作為A女證述之補強證據,認定A女之證述具有相當之 真實性。故辯護人稱本案僅有被害人之單一指述,又無其他 補強證據可資佐證,委無足取。  ⑶至證人劉○○雖表示後來當天晚上10點前後,看到A女站在2-3 樓樓梯間,我問她為何站那裡,A女說「我不敢睡覺,叔叔 會來掐住我脖子,摀住我的嘴巴,這樣我就不能呼吸」,我 跟A女說不會啦,被告幹嘛掐她的脖子,A女說「因為這些事 情,都是我自己幻想的」,我當時理解包括被告摸她的事情 ,都是A女幻想的。當時沒有通報社工是因為我沒有辦法確 定A女講的是真的還是假的,A女確實有蠻多次說謊情形。之 後A女都沒有再提到這件事等詞(見上開2904號偵卷第105-1 06頁),然其認為A女說謊乃係其主觀上認為A女有在校偷竊 或在家偷錢,然在面對質問時不承認自己有該不當行為所致 ,並非A女有主動虛構事實或說謊,更遑論其於本院審理時 結證稱:A女確實有推諉、卸責跟說謊情形,但是否有幻想 、幻覺問題我不確定,A女在陳述「我不敢睡覺,叔叔會來 掐住我脖子,摀住我的嘴巴,這樣我就不能呼吸」這句話之 前沒有類似的情形。我無法肯定A女稱自己幻想的是那個部 分等語(見本院卷第103-104頁、第112頁),是無從以證人 劉○○個人臆測之情而為有利於被告之認定。  ⒊又A女雖於案發當時並未立即呼喊求救,甚於案發後仍與被告 同坐於客廳而未有任何異狀,本院並不認為被害人於案發時 未予適切抗拒、對外求救,或未於案發後立即向劉○○求援, 反而選擇要求劉○○不要詢問被告,即代表無其所述之行為發 生抑或其同意被告之行為,蓋每位被害人於面對突如其來的 猥褻行為,當下所產生之各種反應,乃依各被害人之內在意 識、生理暨心理狀態及反應能力,抑或自身價值觀、成長暨 教育歷程,甚至個人處境難題等因素而有不同,且所謂的性 侵害被害人必定會極力抗拒、對外求救,甚至立即報警之舉 措,無非係社會上強加於被害人之諸多刻板印象,並不公允 。故而,縱令A女於本案案發時未予適當抗拒或求救,事後 竭力與被告正常相處,亦無從為有利於被告之認定。   ㈢綜上所述,被告所辯係屬事後卸責之詞,無可採信,辯護人   為被告所為之辯護,亦無從採為有利被告之認定。本案事證   明確,被告犯行洵堪認定,應予依法論科。 二、論罪科刑:  ㈠論罪:  ⒈按刑法所指之猥褻行為,係指除性交以外,行為人主觀上有 滿足自己性(色)慾之意念,而在客觀上施行足以誘起他人 性(色)慾之舉動或行為者,即足以當之。換言之,行為人 基於滿足個人性慾之主觀意念,所為性交以外之舉動或行為 ,依一般社會通念,認為足以引起、滿足或發洩性慾之方法 或手段等一切情色行為,均屬刑法上所稱之猥褻行為。因此 猥褻行為,並不以有身體接觸為必要,更不以撫摸被害人身 體隱私處為限…,苟以自己之雙手、雙腿(含腳部)、唇部 或身體其他部位,撫摸、親吻或接觸被害人之臉、肩、頸、 胸、背、腹部、下體或手足等部位之動作,依個案情節、整 體觀察祇要在客觀上足以引起或滿足一般人之性(色)慾者 ,均屬之(最高法院109年度台上字第1802號判決意旨參照 )。查被告於上揭時、地,以手伸入A女上衣內撫摸A女之胸 部,再伸入A女內褲內撫摸A女陰部等行為,自屬猥褻之行為 。  ⒉次按刑法妨害性自主罪章,所保護之法益乃個人性自主權及 身體控制權。被告對於未滿14歲之男女(下稱被害人)為猥 褻行為,於被害人能瞭解猥褻意涵,且具性自主決定權之同 意能力,而合意與被告為猥褻行為之情形,係構成刑法第22 7條第2項之準強制猥褻罪;倘被害人無上開同意能力,或係 因被告以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反意願之方法 而為者,則成立同法第224條之1之加重強制猥褻罪(最高法 院110年度台上字第311號判決意旨參照)。又強制猥褻罪所 稱以其他「違反其意願之方法」,乃指該罪名所列舉之強暴 、脅迫、恐嚇、催眠術以外,以其他一切為反被害人意願之 方法,妨害被害人之意思自由而言。性騷擾防治法第25條第 1項之性騷擾罪,則係行為人對於被害人身體為偷襲式、短 暫性、有暗示性之不當騷擾行為,而不符合前開強制猥褻罪 之構成要件者。究其二罪之侵害法益,強制猥褻罪乃侵害被 害人之性自主權,亦即妨害被害人性意思形成、決定之自由 ;至乘人不及抗拒而性騷擾罪,則尚未達妨害性意思自由之 程度,僅破壞被害人所享與性或性別有關之寧靜、不受干擾 之平和狀態。觀其犯罪手段,強制猥褻罪與性騷擾罪均違反 被害人意願,但前者非僅短暫之干擾,而已影響被害人意思 形成與決定之自由;後者則係於被害人不及抗拒之際,出其 不意乘隙偷襲而為短暫之性關連騷擾行為,二者保護之法益 及規範之犯行手段各異其旨(最高法院109年度台上字第570 1號判決意旨參照)。本案依A女陳述遭被告違反A女之意願 ,先強行以手伸入A女上衣內撫摸A女之胸部,再伸入A女內 褲內撫摸A女陰部之過程,不顧A女表達:「不要」等語,仍 強行以手伸入A女上衣內撫摸A女之胸部,再伸入A女內褲內 撫摸A女陰部而為猥褻之行為長達2至5分鐘,被告所為,並 非偷襲式、短暫性的不當觸摸行為,而有相當時間,係屬有 形之強制力加諸A女,並非A女不及抗拒,顯妨害A女的性意 思形成及決定之自由,核屬強制猥褻行為。  ⒊是核被告所為,係犯刑法第224條之1對未滿14歲之女子為強 制猥褻罪。被告上揭所為,係出於同一行為決意,且於密接 之時地為上開強制猥褻行為,應論接續犯而以一罪論處。又 刑法第224條之1、第222條第1項第2款已將「對未滿14歲之 男女」犯之列為犯罪構成要件,係針對被害人年齡所設之特 別規定,依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項但書 之規定,自無再按同條項前段規定加重其刑之餘地,附此敘 明。  ㈡量刑:   爰以行為人之責任為基礎,審酌被告為57年次之成年人,竟 為逞一己性慾,未慮及A女之身心健康,對年幼之人為前開 強制猥褻犯行,惡性非輕,已對A女之人格發展及心靈健全 造成不良影響;並考量被告犯案情節、所生損害,及自偵審 均否認犯行,難認其犯後態度佳;暨被告之素行(見卷附臺 灣高等法院被告前案紀錄表);復參諸A女之量刑意見(見 本院卷第89頁);兼衡被告自陳:高中畢業之教育、智識程 度、離婚、目前從事潛水教練之工作、月收入不穩定、獨居 、家境小康等語(見本院卷第115頁)之家庭經濟生活狀況 等一切情狀,量處如主文所示之刑,以示警懲。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299 條第1 項前段,判決如主文。    本案經檢察官李承晏提起公訴,檢察官李怡蒨到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  18  日          刑事第三庭審判長法 官 王福康            法 官 施又傑            法 官 石蕙慈 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備 理由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。 中  華  民  國  114  年  2   月  18  日                  書記官 楊翔富 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第224條之1 (加重強制猥褻罪) 犯前條之罪而有第 222 條第 1 項各款情形之一者,處 3 年以 上 10 年以下有期徒刑。 中華民國刑法第222條 (加重強制性交罪) 犯前條之罪而有下列情形之一者,處7 年以上有期徒刑: 一、二人以上共同犯之者。 二、對未滿十四歲之男女犯之者。 三、對精神、身體障礙或其他心智缺陷之人犯之者。 四、以藥劑犯之者。 五、對被害人施以凌虐者。 六、利用駕駛供公眾或不特定人運輸之交通工具之機會犯之者。 七、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內犯之者。 八、攜帶兇器犯之者。 前項之未遂犯罰之。

2025-02-18

KLDM-113-侵訴-26-20250218-1

臺灣基隆地方法院

毒品危害防制條例

臺灣基隆地方法院刑事判決  113年度易字第884號 公 訴 人 臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 章容嘉 上列被告因違反毒品危害防制條例案件,經檢察官提起公訴(11 3年度偵字第7449號),本院判決如下:   主 文 章容嘉持有第三級毒品純質淨重五公克以上,累犯,處有期徒刑 陸月,併科罰金新臺幣伍萬元;徒刑如易科罰金,罰金如易服勞 役,均以新臺幣壹仟元折算壹日。 扣案如附表一編號1至9、11至18所示之第三級毒品硝甲西泮(Ni metazepam)、氯甲基卡西酮(Chloromethcathinone)、4-甲基 甲基卡西酮(Mephedrone)、甲基-N,N-二甲基卡西酮(Methyl- N,N-Dimethylcathinone)及愷他命(Ketamine)併同如附表一 編號1至9、11至18所示之難以完全析離之包裝袋,均沒收。 扣案如附表一編號10、19之第二級毒品3,4-亞甲基雙氧甲基安非 他命(MDMA)貳包併同難以完全析離之包裝袋貳只,均沒收銷燬 。   事實及理由 壹、程序事項   本判決以下所引用之證據,公訴人、被告於本案言詞辯論終 結前,均未爭執其證據能力,本院審酌該等證據作成或取得 之狀況,並無非法或不當取證之情事,且無顯不可信之情況 ,復經本院於審判期日就上開證據依法進行調查、辯論,自 均具有證據能力。 貳、實體事項 一、犯罪事實      ㈠章容嘉明知3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命(MDMA,下稱MDMA )係毒品危害防制條例第2條第2項第2款列管之第二級毒品 ,而硝甲西泮(Nimetazepam)、氯甲基卡西酮(Chloromet hcathinone)、4-甲基甲基卡西酮(Mephedrone)、甲基-N ,N-二甲基卡西酮(Methyl-N,N-Dimethylcathinone)及愷 他命(Ketamine)均為同條項第3款列管之第三級毒品,依 法均不得持有,竟基於持有第二級毒品及第三級毒品純質淨 重5公克以上之犯意,於112年3月13日不詳時間,在基隆市 信義區東明路六合停車場,以新臺幣(下同)1萬5000元之 價格,向真實姓名年籍不詳、綽號「小偉」之男子購入附表 一所示毒品而持有之。嗣於同年3月24日18時許,在基隆市○ ○區○○路000巷00弄0○0號3樓之居處內,為警持搜索票執行搜 索,當場查扣附表一所示之咖啡包120包(所含毒品成分、 數量詳如附表一)、電子磅秤1臺、分裝勺3支、封口機1臺 、安非他命吸食器2組及分裝袋1批等物而查獲。  ㈡案經基隆市警察局第二分局報告臺灣基隆地方檢察署檢察官 偵查起訴。 二、證據:  ㈠被告章容嘉於警詢、偵訊及審理時之自白。  ㈡台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司毒品原物鑑定實驗室112 年5月10日毒品證物檢驗報告1份(見臺灣基隆地方檢察署11 2年度毒偵字第3917號卷第267-285頁)。  ㈢基隆市警察局第二分局搜索扣押筆錄、扣押物品收據、扣押 物品目錄表、查獲現場證物圖、查獲現場及扣案物照片各1 份。  ㈣扣案如附表一所示之第二、三級毒品。  三、論罪科刑  ㈠核被告所為,係犯毒品危害防制條例第11條第2項、第5 項之 持有第二級毒品及純質淨重5 公克以上之第三級毒品罪。又 本件被告所持有之硝甲西泮(Nimetazepam)、氯甲基卡西 酮(Chloromethcathinone)、4-甲基甲基卡西酮(Mephedr one)、甲基-N,N-二甲基卡西酮(Methyl-N,N-Dimethylcat hinone)及愷他命(Ketamine),為同一等級、不同種類之 毒品,其同時持有之行為所侵害者為同一社會法益,故同時 持有上開第三級毒品,為單純一罪,並無所謂一行為觸犯數 罪名之情形,是其所持有第三級毒品之純質淨重,自亦應將 同一等級、不同種類之毒品合併計算,而無分別計算後,各 依個別種類是否純質淨重5公克以上,分別論罪之餘地。被 告以一持有行為,同時同地持有上開第二級毒品及純質淨重 5公克以上之第三級毒品,係屬一行為觸犯數罪名,為想像 競合犯,應從一重之持有純質淨重5公克以上第三級毒品罪 處斷。  ㈡被告前因施用毒品案件,分別經臺灣基隆地方法院以㈠106年 度基簡字第1108號判決判處有期徒刑3月確定;㈡106年度基 簡字第1413號判決判處有期徒刑4月確定;㈢106年度基簡字 第1717號判決判處有期徒刑4月確定;㈣106年度基簡字第176 4號判決判處有期徒刑4月確定;㈤107年度基簡字第554號判 決判處有期徒刑4月確定。前述㈠、㈡、㈢3案各罪,經同院以1 07年度聲字第819號裁定應執行有期徒刑9月確定(甲執行案 );㈣及㈤2案,則經同院以107年度聲字第860號裁定應執行 有期徒刑6月確定(乙執行案)。嗣甲、乙二執行案接續執 行,於民國108年2月7日縮刑期滿執行完畢(構成累犯), 復接續執行其另犯偽造文書案件所判處之拘役50日,於同年 3月29日拘役執畢出監等情,有臺灣高等法院被告前案紀錄 表在卷可查,其於受徒刑之執行完畢後,5年以內故意再犯 本件有期徒刑以上之罪,依刑法第47條第1項之規定,構成 累犯,且其履犯毒品相關犯罪,犯罪類型與罪質相近,顯然 對於毒品有相當程度之成癮性及心理依賴,且未因前案徒刑 執行完畢而有所警惕,對刑罰反應力薄弱,具有特別惡性, 應予加重其刑,以收教化之效。  ㈢爰以行為人之責任為基礎,審酌被告除前揭構成累犯之前科 紀錄外,尚有多次毒品前科,有臺灣高等法院被告前案紀錄 表存卷可考,竟仍不知惕勵,明知毒品危害甚深,猶無視國 家對於杜絕毒品犯罪之禁令,仍持有大量之第三級毒品,所 為殊非可取;惟念本件未查獲其有販賣或轉讓第三級毒品予 他人之事證,其持有毒品尚未侵犯其他法益,且犯後坦承犯 罪,兼衡被告持有毒品之數量、犯罪動機、目的,暨被告智 識程度(高職肄業)、職業(無業)、自陳經濟狀況(普通 )、生活(未婚、無子女,與父親、阿姨、姐姐同住)等一 切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金及易服勞役 之折算標準,以資懲儆。 四、沒收  ㈠按毒品危害防制條例第18條第1項前段之規定,應予沒收銷燬 之毒品,以經查獲之第一級、第二級毒品為限。又毒品依其 成癮性、濫用性及對社會危害性,共分為四級,施用或持有 第三、四級毒品,因其可罰性較低,該條例除就持有第三、 四級毒品純質淨重5公克以上設有處罰規定外,未另設處罰 之規定,然鑑於第三、四級毒品均係管制藥品,特於同條例 第11條之1明定無正當理由,不得擅自持有;第18條第1項後 段復規定查獲之第三級、第四級毒品,無正當理由而擅自持 有者,均沒入銷燬之,從而,依同條例第18條第1項後段應 沒入銷燬之毒品,專指查獲施用或持有之第三級、第四級毒 品,但不構成犯罪行為者而言,如持有第三級毒品純質淨重 5公克以上者,既屬同條例相關法條明文規定處罰之犯罪行 為,即非該條項應依行政程序沒入銷燬之範圍,而同條例對 於犯持有第三級毒品純質淨重5公克以上罪所查獲之毒品之 沒收,並無特別規定,但該行為既已構成犯罪,則該毒品即 屬不受法律保護之違禁物,自應回歸刑法之適用,依刑法第 38條第1項之規定沒收之。本件被告持有第三級毒品硝甲西 泮(Nimetazepam)、氯甲基卡西酮(Chloromethcathinone )、4-甲基甲基卡西酮(Mephedrone)、甲基-N,N-二甲基 卡西酮(Methyl-N,N-Dimethylcathinone)及愷他命(Keta mine)純質淨重達5公克以上,既係毒品危害防制條例第11 條第5項所明文規定處罰之犯罪行為,揆諸前揭說明,其為 警扣案之如附表一編號1至9、11至18所示之第三級毒品硝甲 西泮(Nimetazepam)、氯甲基卡西酮(Chloromethcathino ne)、4-甲基甲基卡西酮(Mephedrone)、甲基-N,N-二甲 基卡西酮(Methyl-N,N-Dimethylcathinone)及愷他命(Ke tamine),即不屬同條例第18條第1項後段應依行政程序沒 入銷燬之範圍,而係不受法律保護之違禁物,應依刑法第38 條第1項之規定宣告沒收。又裝放硝甲西泮(Nimetazepam) 、氯甲基卡西酮(Chloromethcathinone)、4-甲基甲基卡 西酮(Mephedrone)、甲基-N,N-二甲基卡西酮(Methyl-N, N-Dimethylcathinone)及愷他命(Ketamine)之包裝袋, 係供裝放上開硝甲西泮(Nimetazepam)、氯甲基卡西酮(C hloromethcathinone)、4-甲基甲基卡西酮(Mephedrone) 、甲基-N,N-二甲基卡西酮(Methyl-N,N-Dimethylcathinon e)及愷他命(Ketamine)之用,縱於檢測時將上開硝甲西 泮(Nimetazepam)、氯甲基卡西酮(Chloromethcathinone )、4-甲基甲基卡西酮(Mephedrone)、甲基-N,N-二甲基 卡西酮(Methyl-N,N-Dimethylcathinone)及愷他命(Keta mine)取出,勢仍有微量硝甲西泮(Nimetazepam)、氯甲 基卡西酮(Chloromethcathinone)、4-甲基甲基卡西酮(M ephedrone)、甲基-N,N-二甲基卡西酮(Methyl-N,N-Dimet hylcathinone)及愷他命(Ketamine)沾附其上難以完全析 離,應併依刑法第38條第1項之規定宣告沒收。至鑑驗所耗 損之第三級毒品硝甲西泮(Nimetazepam)、氯甲基卡西酮 (Chloromethcathinone)、4-甲基甲基卡西酮(Mephedron e)、甲基-N,N-二甲基卡西酮(Methyl-N,N-Dimethylcathi none)及愷他命(Ketamine),既已驗畢用罄滅失,自不另 為沒收之諭知。  ㈡另如附表一編號10、19之第二級毒品3,4-亞甲基雙氧甲基安 非他命(MDMA),同時檢出微量之第二級毒品3,4-亞甲基雙 氧甲基安非他命(MDMA)成分,雖同時混摻微量之第三級毒 品4-甲基甲基卡西酮(Mephedrone)、硝甲西泮(Nimetaze pam)及愷他命(Ketamine),然均因與第二級毒品3,4-亞 甲基雙氧甲基安非他命(MDMA)混同、融合,無法析離,故 此部分之粉末,連同難以完全析離之包裝袋2只,除取樣耗 費滅失之數量外,均應視同第二級毒品,而依毒品危害防制 條例第18條第1項前段規定,予以沒收銷燬。  ㈢其餘如附表二所示扣案物品,無證據證明與本案犯行有關, 無從諭知沒收,附此敘明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官劉星汝提起公訴,檢察官李怡蒨到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  7  日          刑事第三庭 法 官 石蕙慈 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕)「切勿逕 送上級法院」。 中  華  民  國  114  年  2   月  7   日                 書記官 楊翔富 附錄論罪法條: 毒品危害防制條例第11條 持有第一級毒品者,處3年以下有期徒刑、拘役或新臺幣30萬元 以下罰金。 持有第二級毒品者,處2年以下有期徒刑、拘役或新臺幣20萬元 以下罰金。 持有第一級毒品純質淨重十公克以上者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科新臺幣1百萬元以下罰金。 持有第二級毒品純質淨重二十公克以上者,處6月以上5年以下有 期徒刑,得併科新臺幣70萬元以下罰金。 持有第三級毒品純質淨重五公克以上者,處2年以下有期徒刑, 得併科新臺幣20萬元以下罰金。 持有第四級毒品純質淨重五公克以上者,處1年以下有期徒刑, 得併科新臺幣10萬元以下罰金。 持有專供製造或施用第一級、第二級毒品之器具者,處1年以下 有期徒刑、拘役或新臺幣10萬元以下罰金。 附表一 編號 證物檢驗分析編號 數量(包) 驗餘總毛重 檢出成分 備註 第三級毒品之純質淨重 1 DAB5209(委驗單位毒品編號:編號1) 1 17.283公克 Nimetazepam 經計算Nimetazepam純度<1%   2 DAB5210(委驗單位毒品編號:編號2) 1 0.845公克 Chloromethcathinone 經計算Chloromethcathinone純度<1%   3 DAB5211(委驗單位毒品編號:編號3) 1 0.619公克 Mephedrone 經計算Mephedrone純度50.3% 0.145公克 4 DAB5212(委驗單位毒品編號:編號4) 1 0.286公克 Mephedrone 經計算Mephedrone純度83.6% 0.028公克 5 DAB5213 77 374.838公克 Mephedrone 經計算Mephedrone純度25.8% 依委驗機關囑託進行抽樣分析,並依抽測結果推估其總毛重375.10公克之Mephedrone總純質淨重為77.487公克。 6 DAB5214 18 106.101公克 Mephedrone 經計算Mephedrone純度2.3% 依委驗機關囑託進行抽樣分析,並依抽測結果推估其總毛重106.38公克之Mephedrone總純質淨重為2.120公克。 7 DAB5215 3 9.017公克 Mephedrone、 Methyl-N,N-Dimethylcathinone 經計算Mephedrone純度12.4% 依委驗機關囑託進行抽樣分析,並依抽測結果推估其總毛重9.41公克之Mephedrone總純質淨重為0.415公克。 經計算Methyl-N,N-Dimethylcathinone純度<1%   8 DAB5216 3 6.252公克 Mephedrone、 Methyl-N,N-Dimethylcathinone 經計算Mephedrone純度7.1% 依委驗機關囑託進行抽樣分析,並依抽測結果推估其總毛重6.55公克之Mephedrone總純質淨重為0.350公克。 經計算Methyl-N,N-Dimethylcathinone純度<1%   9 DAB5217 1 2.279公克 Mephedrone、 Methyl-N,N-Dimethylcathinone 經計算Mephedrone純度5.9% 0.118公克 經計算Methyl-N,N-Dimethylcathinone純度<1%   10 DAB5218 1 4.182公克 Mephedrone、MDMA、Nimetazepam 經計算Mephedrone純度<1%   經計算MDMA純度<1%   經計算Nimetazepam純度<1%   11 DAB5219 3 8.873公克 Mephedrone、 Methyl-N,N-Dimethylcathinone 經計算Mephedrone純度<1%   經計算Methyl-N,N-Dimethylcathinone純度<1%   12 DAB5220 1 3.906公克 Mephedrone、 Methyl-N,N-Dimethylcathinone 經計算Mephedrone純度2.9% 0.103公克 經計算Methyl-N,N-Dimethylcathinone純度<1%   13 DAB5221 2 4.520公克 Mephedrone、 Methyl-N,N-Dimethylcathinone 經計算Mephedrone純度1.3% 依委驗機關囑託進行抽樣分析,並依抽測結果推估其總毛重4.85公克之Mephedrone總純質淨重為0.046公克 經計算Methyl-N,N-Dimethylcathinone純度<1%   14 DAB5222 1 3.399公克 Mephedrone、 Methyl-N,N-Dimethylcathinone 經計算Mephedrone純度4.8% 0.149公克 經計算Methyl-N,N-Dimethylcathinone純度<1%   15 DAB5223 2 3.245公克 Chlorodimethylcathinone、Dextromethorphan 經計算Chlorodimethylcathinone純度<1%   16 DAB5224 1 1.716公克 Mephedrone 經計算Mephedrone純度15.6% 0.069公克 17 DAB5225 1 3.334公克 Mephedrone、 Methyl-N,N-Dimethylcathinone 經計算Mephedrone純度7.1% 0.147公克 經計算Methyl-N,N-Dimethylcathinone純度1.5% 0.031公克 18 DAB5226 1 1.095公克 Mephedrone 送驗證物樣品量不足,實驗室無法進行純質淨重分析   19 DAB5227 1 1.403公克 Mephedrone、MDMA、Ketamine 經計算Mephedrone純度21.1% 0.142公克 經計算MDMA純度<1%   經計算Ketamine純度<1%   備註:共120包,第三級毒品推估總純質淨重:81.35公克 附表二 編號 物品名稱 數量 1 不明粉末、長罐調味罐 1個(驗前毛重135.5公克,淨重106.970公克,使用0.250公克,驗餘淨重106.720公克),未檢出毒品成分。 2 不明粉末、短罐調味罐 1個(驗前毛重62.82公克,淨重29.140公克,使用0.278公克,驗餘淨重28.862公克)未檢出毒品成分。 3 不明粉末、水蜜桃果汁粉包裝 1包(驗前毛重304.21公克,淨重286.060公克,使用0.316公克,驗餘淨重285.744公克)未檢出毒品成分。 4 不明粉末、果汁粉包裝 1包(驗前毛重374.32公克,淨重349.270公克,使用0.311公克,驗餘淨重348.959公克)未檢出毒品成分。 5 安非他命殘渣袋 1個 6 安非他命吸食器 2組 7 電子磅秤 1個 8 分裝杓 3支 9 封口機 1個 10 毒品分裝袋 1件 11 智慧型手機【IMEI:000000000000000號;SIM卡門號:0000000000號】 1支(含SIM卡1張)

2025-02-07

KLDM-113-易-884-20250207-1

簡上
臺灣基隆地方法院

竊盜

臺灣基隆地方法院刑事判決 113年度簡上字第140號 公 訴 人 臺灣基隆地方檢察署檢察官 上 訴 人 即 被 告 童鈺容 上列上訴人即被告因竊盜案件,不服本院中華民國113年3月28日 所為113年度基簡字第1110號第一審刑事簡易判決(起訴案號:1 13年度偵字第5585號),提起上訴,本院管轄之第二審合議庭判 決如下:   主   文 原判決撤銷。 童鈺容犯竊盜罪,累犯,處有期徒刑叁月,如易科罰金,以新臺 幣壹仟元折算壹日。   事實及理由 一、上訴審理範圍:  ㈠按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之,刑 事訴訟法第348條第3項定有明文,且上開規定,依刑事訴訟 法第455條之1第3項規定,對於簡易判決不服之上訴,亦有 所準用。其立法理由謂:「為尊重當事人設定攻防之範圍, 並減輕上訴審審理之負擔,容許上訴權人僅針對刑、沒收或 保安處分一部提起上訴,其未表明上訴之認定犯罪事實部分 ,則不在第二審之審判範圍。如為數罪併罰之案件,亦得僅 針對各罪之刑、沒收、保安處分或對併罰所定之應執行刑、 沒收、保安處分,提起上訴,其效力不及於原審所認定之各 犯罪事實,此部分犯罪事實不在上訴審審查範圍」等語。是 依據現行法律規定,科刑事項已得不隨同其犯罪事實,而單 獨成為上訴之標的,且於上訴人明示僅就刑度上訴時,第二 審法院即不再就原審所認定之犯罪事實為審查,而應以原審 所認定之犯罪事實,作為論認原審宣告刑量定妥適與否的判 斷基礎。  ㈡原審於民國113年9月30日以113年度基簡字第1110號判決判處 被告「童鈺容犯竊盜罪,處有期徒刑陸月,如易科罰金,以 新臺幣(下同)壹仟元折算壹日。未扣案犯罪所得金門一條 根精油貼布參包、八仙果壹包、無糖治痛單液肆瓶均沒收, 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額」。 本案係由被告提起上訴,檢察官未於法定期間內上訴,被告 上訴意旨略以:認原審判處有期徒刑6月過重,自身尚有3名 孫子由其1人扶養,實在無力繳清罰金,是因為孫女長水泡 才會偷那些物品,希望能和告訴人和解並賠償其損失,請給 一個自新的機會等語;被告復到庭供稱針對量刑上訴,坦承 竊盜犯行,已與告訴人於審判中調解成立,並賠償損害,請 求從輕量刑等語(見簡上卷第7-8、50-51頁)。可知係認原 審判決之量刑過重,而僅就量刑之宣告提起上訴,參諸前揭 說明,本院審理範圍僅就原判決量刑妥適與否進行審理,其 餘未表明上訴之部分,不在本院審查範圍。 二、犯罪事實、證據及罪名均引用原審判決:     本院應以原審所認定之犯罪事實及罪名為前提,據以審查被 告上訴有無理由,故此部分均引用第一審簡易判決之記載( 如附件一)。  三、科刑及關於刑之撤銷改判之理由:  ㈠按刑罰之量定,固屬法院自由裁量之職權行使,惟刑事審判 之量刑,旨在實現刑罰權之分配的正義,故法院對科刑判決 之被告量刑,應符合罪刑相當原則,使罰當其罪,以契合人 民之法律感情。此所以刑法第57條明定科刑時應審酌一切情 狀,尤應注意該條所列各款情形,以為科刑輕重之標準(最 高法院95年度台上字第1779號判決意旨參照)。再法院對於 被告之量刑,亦應受比例原則與平等原則等一般法律原則之 支配,以期達成客觀上之適當性、相當性與必要性之價值要 求;又行為人犯後悔悟之程度,是否力謀恢復原狀或與被害 人(告訴人)達成和解,及其後是否能確實履行和解條件, 以彌補被害人(告訴人)之損害,均攸關於法院判決量刑之 審酌,且基於「修復式司法」理念,國家亦有責權衡被告接 受國家刑罰權執行之法益與確保被害人(告訴人)損害彌補 之法益,務必使二者間在法理上力求衡平。查原審同本院前 揭認定,對被告論罪科刑,固非無見,然被告於本院準備程 序中已與告訴人調解成立,並已賠償5,000元,告訴人則表 示已達成和解,同意原諒被告,量刑部分請鈞院依法處理等 情,此有本院調解筆錄、113年12月4日準備程序筆錄在卷可 參(見簡上卷第49-55頁)在卷可參,是本案量刑基礎已有 變更,原審未及審酌此部分對被告有利之科刑情狀,容有未 洽。則被告上訴請求從輕量刑,為有理由,應由本院管轄第 二審之合議庭就刑之部分予以撤銷改判。  ㈡檢察官依最高法院110年度台上字第5660號判決意旨,提出被 告之刑案資料查註紀錄表,並指明被告前⒈因竊盜案件,經 本院以111年度基簡字第770號判決判處有期徒刑2月,經被 告撤回上訴後確定;⒉因竊盜案件,經本院以111年度基簡字 第860號判決判處有期徒刑2月,上訴後經本院以111年度簡 上字第104號判決駁回上訴確定;⒊因竊盜案件,經本院以11 1年度基簡字第867號判決判處有期徒刑3月,經被告撤回上 訴後確定,嗣上開⒈⒉⒊三罪,經本院以112年度聲字第526號 裁定定應執行有期徒刑5月確定,於112年11月7日易科罰金 執行完畢,有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可查, 被告於本案構成累犯已臻明確。被告於有期徒刑執行完畢後 ,5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之各罪,為累犯。按 有關累犯加重本刑部分,不生違反憲法一行為不二罰原則之 問題。惟其不分情節,基於累犯者有其特別惡性及對刑罰反 應力薄弱等立法理由,一律加重最低本刑,於不符合刑法第 59條所定要件之情形下,致生行為人所受之刑罰超過其所應 負擔罪責之個案,其人身自由因此遭受過苛之侵害部分,對 人民受憲法第8條保障之人身自由所為限制,不符憲法罪刑 相當原則,牴觸憲法第23條比例原則。於修正前,為避免發 生上述罪刑不相當之情形,法院就該個案應依本解釋意旨, 裁量是否加重最低本刑(大法官釋字第775號解釋文參照) 。該解釋係指個案應量處最低法定刑、又無法適用刑法第59 條減輕規定之情形,法院應依此解釋意旨裁量不予加重最低 本刑。本件依被告累犯及犯罪情節,均無上開情事,自難指 就累犯加重其最低本刑有不符上開解釋意旨之違誤(最高法 院108年度台上字第338號、109年度台非字第139號、109年 度台上字第3018號判決意旨參照)。檢察官以被告5年內再 犯本案,足見被告對刑罰反應力薄弱,若依累犯加重其刑, 不違反罪刑相當原則,請求依累犯加重其刑。本院審酌上情 ,且認依本案犯罪情節,被告不適宜量處最低法定刑,亦無 無法適用刑法第59條減輕其刑規定之情形等,綜合判斷被告 並無因加重本刑致生所受之刑罰超過其所應負擔罪責之情形 。本院認本件應依刑法第47條第1項規定,加重其刑。  ㈢爰以行為人責任為基礎,爰審酌被告為圖一己私利,竊取他 人之物,欠缺對他人財產權之尊重,所為誠非可取,惟念及 犯後坦承犯行且與告訴人調解成立,賠償所受損失及告訴人 同意被告之量刑意見,兼衡被告自陳:國小肄業之智識程度 、目前無業、與兒子和三個孫子同住、收入來源靠大兒子做 保全之家庭生活經濟狀況(見簡上卷第66頁)等一切情狀, 量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折算標準。  ㈣按犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之,於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。犯罪所得已實際合 法發還被害人者,不予宣告沒收或追徵。刑法第38條之1第1 項、第3項、第5項定有明文。查被告雖竊取金門一條根精油 貼布3包、八仙果1包、無糖治痛單液4瓶等物(即犯罪所得 ),然於被告上訴後,業已賠償告訴人5,000元,已如前述 ,其上開賠償等同已將犯罪所得實際發還被害人,若就此部 分犯罪所得再予以宣告沒收,有違比例原則及且有過苛之虞 ,如宣告沒收及追徵價額,開啟刑事執行程序,恐徒增司法 資源之煩累,爰依刑法第38條之2第2項規定,不予宣告沒收 之。原審判決未及審酌此情,依原審審理時情狀沒收犯罪所 得,尚有未恰。上訴意旨雖未指明就沒收部分上訴,但既指 明已與告訴人調解成立,並賠償告訴人,量刑不當等語,自 對沒收部分產生影響,故沒收部分亦屬「有關係部分」,視 為已上訴。自應由本院就原審宣告沒收部分,予以撤銷。 四、據上論斷,應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第36 9條第1項前段、第364條、第373條、第299條第1項前段,判 決如主文。 本案經檢察官周啟勇聲請簡易判決處刑,檢察官李怡蒨到庭執行 職務。 中  華  民  國  114  年  2   月   7  日          刑事第三庭 審判長法 官  王福康                   法 官  施又傑                   法 官  石蕙慈 以上正本證明與原本無異。 本件判決不得上訴。 中  華  民  國  114  年  2   月   7  日                   書記官  楊翔富 附件一: 臺灣基隆地方法院刑事簡易判決 113年度基簡字第1110號 聲 請 人 臺灣基隆地方檢察署檢察官 被   告 童鈺容 上列被告因竊盜案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(113年度 偵字第5585號),本院判決如下:   主   文 童鈺容犯竊盜罪,累犯,處有期徒刑陸月,如易科罰金,以新臺 幣壹仟元折算壹日。 未扣案犯罪所得金門一條根精油貼布參包、八仙果壹包、無糖治 痛單液肆瓶均沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時, 追徵其價額。   事實及理由 一、本件犯罪事實、證據及應適用之法條,均引用檢察官聲請簡 易判決處刑書之記載(如附件)。 二、論罪科刑:  ㈠核被告童鈺容所為,係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。  ㈡累犯裁量部分:  1.被告前曾因竊盜案件,經本院以111年度基簡字第867號判決 判處有期徒刑3月、111年度基簡字第770號判決判處有期徒 刑2月、111年度簡上字第104號判決判處有期徒刑2月確定, 經本院以112年度聲字第526號裁定定應執行有期徒刑5月確 定,於112年11月7日易科罰金執行完畢,有臺灣高等法院被 告前案紀錄表1份在卷可稽,其於徒刑執行完畢後5年內故意 再犯本件有期徒刑以上之罪,為累犯。  2.參酌本件被告前已有多次竊盜經判決確定執行完畢之前案紀 錄,可認被告經前案之偵審程序後,並未心生警惕作用,返 回社會後未能因此自我控管,仍再犯同類之竊盜案件,足見 行為人主觀惡性較重而有其特別惡性,且前罪之徒刑執行無 成效,其對於刑罰之反應力顯然薄弱,故認本件有必要加重 處罰。又本件量刑已就被告構成累犯、造成累犯之犯行、被 告過去是否有與本件相似之同類犯行等事由一併予以評價, 上開事由均不再於量刑中重覆評價,附此敘明。  ㈢爰以行為人之責任為基礎,審酌被告不思依靠己力賺取所需 ,妄想不勞而獲,隨意竊取他人財物,足見被告欠缺尊重他 人財產權之觀念,並缺乏克制自我貪念之心,法治觀念缺乏 ,所為顯不足取;雖坦承犯行,但尚未賠償告訴人之損失或 與之達成和解;暨考量被告竊盜之動機、目的、所用手法、 犯罪所得,暨被告學歷國小肄業、現為無業,家庭經濟狀況 勉持等一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之 折算標準,以資懲儆。 三、沒收:   被告竊取之金門一條根精油貼布3包、八仙果1包、無糖治痛 單液4瓶均為其犯罪所得且未扣案,應依刑法第38條之1第1 項、第3項宣告沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒 收時,追徵其價額。 四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第450條第1項、 第454條第2項,逕以簡易判決處刑如主文。 中  華  民  國  113  年  9   月  30  日          基隆簡易庭法 官 李 岳 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內,向本院提出上訴書狀, 敘述上訴理由,上訴於本院合議庭,並按他造當事人之人數附具 繕本。 中  華  民  國  113  年  10  月  1   日               書記官 張景欣           附錄論罪法條: 中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。 附件: 臺灣基隆地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                       113年度偵字第5585號   被   告 童鈺容 女 61歲(民國00年0月00日生)             住○○市○里區○○○街00號             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因竊盜案件,已經偵查終結,認為宜聲請以簡易判決處 刑,茲敘述犯罪事實及證據並所犯法條如下:     犯罪事實 一、童鈺容前於民國111年間,因竊盜案件,經臺灣基隆地方法 院分別判處有期徒刑2月、3月、2月確定,嗣經裁定執行刑 為有期徒刑5月,於112年11月7日易科罰金執行完畢,詎童 鈺容猶不知悔改,復意圖為自己不法之所有,於113年4月7 日10時45分許,在基隆市○○區○○路00號「長虹藥師藥局」內 ,徒手竊取貨架上展售之金門一條根精油貼布3包(價值新 臺幣「下同」300元)、八仙果1包(價值150元)、無糖治 痛單液4瓶(價值88元)得手,並將之藏放於隨身攜帶之提 袋內,僅結帳部分低價商品後旋即離去,童鈺容以此方式竊 得價值共計538元之商品得逞。嗣經該店店員黃詩雯盤點發 覺商品短缺,調閱店內監視器後發現上情報警查獲。 二、案經黃詩雯訴由基隆市警察局第一分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、訊據被告童鈺容對上開犯行坦承不諱,核與告訴人黃詩雯指 訴情節相符,且有監視器擷圖、商品查詢清單在卷可稽,被 告犯嫌堪以認定。 二、核被告所為,係犯刑法第320 條第1 項之罪嫌。被告所竊得 之上述商品,為被告犯罪所得,請依刑法第38條之1第1項、 第3項之規定宣告沒收之,於全部或一部不能沒收或不宜執 行沒收時,追徵其價額。被告曾受有期徒刑執行完畢,有本 署刑案資料查註紀錄表在卷可參,其於有期徒刑執行完畢 5 年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪,該當刑法第 47 條第 1 項之累犯。又被告本案所為,與前案之犯罪類型、 罪質、目的、手段及法益侵害結果均高度相似,又再犯本案 犯行,足認其法律遵循意識及對刑罰之感應力均薄弱,本件 加重其刑,並無司法院大法官釋字第775號解釋意旨所指可 能使被告所受刑罰超過其應負擔罪責之虞,請依刑法第 47 第 1項規定,加重其刑。 三、依刑事訴訟法第451 條第1 項聲請逕以簡易判決處刑。   此致 臺灣基隆地方法院基隆簡易庭 中  華  民  國  113  年  7   月  18  日                檢 察 官 周啟勇 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  8   月  16  日                書 記 官 魯婷芳 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。 本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理,法院簡易庭得不傳喚被告、 輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑;被告、被害 人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或 對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時,請即另以 書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。

2025-02-07

KLDM-113-簡上-140-20250207-1

基簡
臺灣基隆地方法院

竊盜

臺灣基隆地方法院刑事簡易判決 114年度基簡字第78號 聲 請 人 臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 陳躍文 上列被告因竊盜案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(113年度 速偵字第142號),本院判決如下:   主 文 陳躍文犯竊盜罪,處拘役壹拾伍日,如易科罰金,以新臺幣壹仟 元折算壹日。   事實及理由 一、本件犯罪事實及證據,除聲請簡易判決處刑書犯罪事實欄第 1-2行補充「意圖為自己不法之所有,基於竊盜之犯意」外 ,餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載(如附件)。 二、論罪:   核被告陳躍文所為,係犯刑法第320條第1項之普通竊盜罪。 三、量刑:   爰審酌被告不思以正當途徑獲取財物,漠視他人財產權益, 顯見守法意識薄弱,惟念及被告所為犯行之手段尚稱平和, 坦承犯行並將竊取物品還予告訴人之犯後態度,兼衡其本案 犯罪之手段、所生危害、竊得之財物價值、暨其警詢自述之 智識程度為高中畢業、現職裝潢業,家庭經濟狀況勉持等一 切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折算標準 ,以資警惕。 四、沒收:   至被告竊得之新東陽原味牛肉乾1包、衛龍魔芋爽素毛肚-香 辣1包、金安記原味牛肉乾1包,固係其本案之犯罪所得,惟 上開物品均經告訴人張彩鳳領回,有基隆市警察局贓物認領 保管單1紙在卷可稽(見臺灣基隆地方檢察署113年度速偵字 第142號卷第33頁),爰依刑法第38條之1第5項規定,不另 宣告沒收或追徵。 五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項, 逕以簡易判決處刑如主文。 六、如不服本判決,得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上   訴狀,上訴於本院第二審合議庭(須附繕本)。 本案經檢察官王亞樵聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  114  年  2   月  3   日          基隆簡易庭 法 官 石蕙慈 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內,向本院提出上訴書狀, 敘述上訴理由,上訴於本院合議庭,並按他造當事人之人數附具 繕本。          中  華  民  國  114  年  2   月  3   日                書記官 楊翔富 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。 附件:    臺灣基隆地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                    113年度速偵字第142號   被   告 陳躍文 男 30歲(民國00年0月0日生)             住○○市○○區○○路000巷0弄0號             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因竊盜案件,業經偵查終結,認為宜聲請以簡易判決處 刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:      犯罪事實 一、陳躍文於民國113年10月14日8時15分左右,意圖為自己不法 之所有,在基隆市○○區○○路00號即全聯福利中心仁三店,徒 手竊取貨架上「新東陽原味牛肉乾」1包(價值新臺幣(下 同)109元)、「衛龍魔芋爽素毛肚香辣」1包(價值54元) 、「金安記原味牛肉乾」1包(價值129元),得手後放入衣 服內經由防盜門欲離去之際,因未結帳而觸動警報,店員張 彩鳳隨即將陳躍文攔下並報警處理。 二、案經張彩鳳訴由基隆市警察局第一分局報告偵辦。      證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實,業據被告陳躍文坦承不諱,核與店員即告訴 人張彩鳳警詢時所述發現竊盜案始末之內容大致相符,復有 贓物認領保管單、基隆市警察局第一分局扣押筆錄、扣押物 品目錄表及錄影監視器檔案翻攝照片9張足資佐證,本件事 證明確,被告犯行堪以認定。 二、所犯法條:刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此  致 臺灣基隆地方法院基隆簡易庭 中  華  民  國  113  年  10  月  18  日              檢 察 官 王 亞 樵 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  12  月  18  日              書 記 官 魯 婷 芳 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。 本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理,法院簡易庭得不傳喚被告、 輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑;被告、被害 人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或 對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時,請即另以 書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。

2025-02-03

KLDM-114-基簡-78-20250203-1

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