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原訴
臺灣新北地方法院

毒品危害防制條例

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度原訴字第61號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 吳少樺 選任辯護人 駱鵬年律師 上列被告因違反毒品危害防制條例案件,經檢察官提起公訴(11 3年度偵字第31041號),本院判決如下:   主 文 吳少樺犯販賣第三級毒品罪,處有期徒刑壹年陸月。緩刑伍年, 緩刑期間付保護管束,並應向檢察官指定之政府機關、政府機構 、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體,提供貳佰 肆拾小時之義務勞務。 扣案如附表編號2、3所示之物均沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣 參仟元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其 價額。   事 實 一、吳少樺知悉4-甲基甲基卡西酮係屬毒品危害防制條例所管制 之第三級毒品,不得持有、販賣,竟意圖營利,基於販賣第 三級毒品之犯意,於民國113年4月20日10時25分許,透過社 群軟體臉書Messenger,以暱稱「陳少虎」與暱稱「ZhenYuC hen」之鄭育丞達成以新臺幣(下同)2萬3,000元販售含有含 有第三級毒品4-甲基甲基卡西酮成份之毒品咖啡包100包(下 稱本案毒品咖啡包)之合意,嗣於113年4月21日0時20分許, 在新北市○○區○○街0段000號之便利商店前,收取鄭育丞交付 之2萬3,000元價金後,即騎乘車牌號碼000-000號普通重型 機車至新北市○○區○○街0段000號OK便利商店伯園店前,以2 萬元價格向駕駛車牌號碼000-0000號自小客車之黃信偉購買 並收受本案毒品咖啡包,再騎乘上開機車至新北市樹林區柑 園街2段247巷巷口,於113年4月21日0時33分將本案毒品咖 啡包交付予鄭育丞而完成交易。嗣因鄭育丞因施用本案毒品 咖啡包死亡為警到場相驗,始循線查獲上情。 二、案經新北市政府警察局三峽分局報告臺灣新北地方檢察署檢 察官偵查起訴。   理 由 壹、程序部分 一、按被告以外之人於審判外之陳述,雖不符刑事訴訟法第159 條之1至之4之規定,然經當事人於審判程序同意作為證據, 法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況,認為適當者 ,亦得為證據,刑事訴訟法第159條之5第1項定有明文。查 本判決下列所引用之被告以外之人於審判外之陳述,雖屬傳 聞證據,惟檢察官、被告吳少樺及其辯護人於本院準備程序 中,就上開證據之證據能力均表示同意有證據能力(見本院 卷65頁),本院審酌上開證據作成時之情況,並無違法不當 及證明力明顯過低之瑕疵,認為以之作為證據為適當,依刑 事訴訟法第159條之5第1項規定,應具有證據能力。 二、本判決下列所引用之非供述證據,與本案待證事實間具有關 連性,且無證據證明係公務員違背法定程序所取得,依刑事 訴訟法第158條之4之反面解釋,認均有證據能力。 貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由: 一、上開犯罪事實,業據被告於警詢、偵訊、本院準備程序及審 理時均坦承不諱(見偵卷第19-25、183-188頁、本院卷第64 、67-68頁),並有證人即鄭育丞之母丘碧花、證人劉威良於 警詢時之證述明確(見偵卷第31-33、39-41頁),復有本院搜 索票、新北市政府警察局三峽分局搜索扣押筆錄、扣押筆錄 、扣押物品目錄表、電磁紀錄勘察採證同意書、相驗屍體證 明書、拉曼檢測報告、臺北榮民總醫院113年4月24日北榮毒 鑑字第C0000000號毒品成分鑑定書、國泰世華商業銀行帳戶 之開戶人暨交易明細、臉書頁面暨對話紀錄照片、鄭育丞之 手機外觀暨內容照片、相驗暨現場勘察照片、監視器錄影畫 面照片在卷可稽(見他卷第43-69、89頁、偵卷第39-55、61- 63、65-67、69-71、81-91、93-97、101-109、111-129、13 1-139頁)。 二、又按販賣毒品係違法行為,非可公然為之,且有其獨特之販 售通路及管道,復無公定價格,容易增減分裝之份量,而每 次買賣之價量,可能隨時依雙方關係深淺、資力、需求量及 對行情之認知、來源是否充裕、查緝鬆嚴、購買者被查獲時 供述購買對象之可能風險評估等,而異其標準,非可一概而 論。況販賣毒品罪係重罪,設若無利可圖,衡情一般持有毒 品之人當無輕易將所持有之毒品轉售他人而甘冒於再次向他 人購買時,被查獲移送法辦並受長期自由刑或生命刑剝奪危 險之理,且不論係以何包裝之毒品,均可任意分裝或增減其 份量,而每次買賣之價量,亦隨前述因素而為機動地調整。 從而販賣之利得,一般除被告坦承犯行或價量俱臻明確外, 委難察得實情,惟販賣之人從價差或量差中牟利之方式雖異 ,然其販賣行為在意圖營利則同一。查被告係以2萬元向毒 品上游購買本案毒品咖啡包,以2萬3,000元販售本案毒品咖 啡包予鄭育丞,且先向鄭育丞拿取2萬3,000元款項後,再將 其中2萬元交予毒品上游以取得本案毒品咖啡包,因此獲得3 ,000元等情,業據被告於偵訊時供承明確(見偵卷第185頁 ),是被告具有營利意圖而為本案販賣第三級毒品,自堪認 定。綜上所述,足認被告前揭任意性自白與事實相符,堪予 採信。 三、起訴書犯罪事實欄雖載被告係於113年4月20日23時34分許在 新北市○○區○○街0段000號前以2萬3,000元販賣本案毒品咖啡 包予鄭育丞,然被告係與鄭育丞達成前揭販賣本案毒品咖啡 包之合意後,先於113年4月21日0時20分許,在新北市○○區○ ○街0段000號之便利商店前,向鄭育丞收取2萬3,000元價金 後,騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車至新北市○○區○○ 街0段000號OK便利商店伯園店前,以2萬元價格向駕駛車牌 號碼000-0000號自小客車之黃信偉購買並收受本案毒品咖啡 包,再騎乘上開機車至新北市樹林區柑園街2段247巷巷口, 於113年4月21日0時33分將本案毒品咖啡包交付予鄭育丞而 完成交易,業據被告於本院審理時供承明確(見本院卷第66 頁),並有監視錄影畫面照片在卷可佐(見偵卷第131-139 頁),是起訴書此部分所載犯罪事實,容有違誤,在不影響 起訴事實同一性下,應予更正,併此敘明。從而本案事證明 確,被告犯行洵堪認定,應依法論科。 參、論罪科刑: 一、查4-甲基甲基卡西酮為毒品危害防制條例第2條第2項第3款 所稱之第三級毒品,不得持有販賣。是核被告所為,係犯毒 品危害防制條例第4條第3項之販賣第三級毒品罪。又被告販 賣第三級毒品前意圖販賣而持有第三級毒品之低度行為,為 販賣第三級毒品之高度行為所吸收,不另論罪。 二、刑之減輕:  ㈠按毒品危害防制條例第17條第2項規定「犯第4條至第8條之罪 於偵查及審判中均自白者,減輕其刑」,係指偵查及審判中 均有自白而言。而所謂自白乃對自己之犯罪事實全部或主要 部分為肯定供述之意。查被告於偵訊及本院審理時均自白本 件販賣第三級毒品之犯行,已如前述,是被告就前開犯行, 符合毒品危害防制條例第17條第2項規定得減輕其刑之要件 ,爰依上開規定減輕其刑。  ㈡次按犯毒品危害防制條例第4條至第8條、第10條或第11條之 罪,供出毒品來源,因而查獲其他正犯或共犯者,減輕或免 除其刑,毒品危害防制條例第17條第1項定有明文。又所稱 「供出毒品來源,因而查獲其他正犯或共犯者」,係指犯罪 行為人供出毒品來源之對向性正犯,或與其具有共同正犯、 共犯(教唆犯、幫助犯)關係之毒品由來之人的相關資料, 使調查或偵查犯罪之公務員得據以對之發動調查或偵查程序 ,並因此而確實查獲其人、其犯行者,即屬之。查被告於警 詢中主動供出本案毒品來源為黃信偉(見偵卷第23頁),新北 市政府警察局三峽分局因此查獲黃信偉販賣本案毒品咖啡包 予被告,並以新北市政府警察局三峽分局114年2月7日新北 警峽字第11435925551號刑事案件報告書移請臺灣新北地方 檢察署檢察官偵辦,此有上開刑事案件報告書、該案黃信偉 警詢筆錄附卷可考(見本院卷第39-55頁),堪認被告供出本 案毒品來源因而查獲,符合毒品危害防制條例第17條第1項 之規定,應予減輕其刑,並應依刑法第70條、第71條第2項 規定遞減其刑。  ㈢爰以行為人之責任為基礎,審酌被告明知毒品有害於人體, 猶無視於國家對於杜絕毒品犯罪之禁令,竟因一時貪念而為 本案犯行,不僅戕害他人身體健康,本案甚引發他人死亡結 果,更助長毒品氾濫,且對於社會治安產生負面影響,所為 誠屬可議;惟念其犯後始終坦承犯行,態度尚可,兼衡其素 行、違犯本案之動機、目的、手段情節,本案所販售之毒品 咖啡包數量非少、犯後態度,暨其於本院審理時所陳之教育 程度、家庭生活經濟狀況等一切情狀(見本院卷第69頁),量 處如主文所示之刑,以示懲儆。  ㈣被告前雖因犯傷害罪,經本院以106年度原簡字第194號判處 有期徒刑2月確定,並於107年1月10日易科罰金執行完畢, 然於前案執行完畢後5年以內,未曾再因故意犯罪而受有期 徒刑以上刑之宣告,有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可 稽。本院審酌被告為本案販賣第三級毒品犯行,固有可議, 然觀其犯後均坦承犯行,未飾詞推諉,且供出毒品上游為警 因此查獲,堪認對其所犯有所悛悔,信其經此偵審程序及科 刑教訓後,應當知所警惕,而無再犯之虞,因認所受刑之宣 告,以暫不執行為適當,爰依刑法第74條第1項第2款規定, 宣告緩刑如主文所示,以利自新。另為避免其心存僥倖,能 深切記取教訓以建立尊重法治之正確觀念,併依刑法第74條 第2項第5款之規定,諭知其應於緩刑期間內依檢察官指定之 政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的 之機構或團體,提供240小時之義務勞務,另依刑法第93條 第1項第2款規定,應於緩刑期間付保護管束,以觀後效。如 有違反上述緩刑負擔而情節重大者,而有執行刑罰之必要, 依刑法第75條之1第1項第4款規定,得撤銷緩刑宣告,附此 敘明。 肆、沒收: 一、按犯第4條至第9條、第12條、第13條或第14條第1項、第2項 之罪者,其供犯罪所用之物,不問屬於犯罪行為人與否,均 沒收之,毒品危害防制條例第19條第1項明定。又按違禁物 ,不問屬於犯罪行為人與否,沒收之;供犯罪所用、犯罪預 備之物或犯罪所生之物,屬於犯罪行為人者,得沒收之。但 有特別規定者,依其規定,刑法第38條第1項、第2項定有明 文。查扣案如附表編號2所示之手機為被告用來聯繫鄭育丞 為本案販賣毒品事宜,業據被告於偵訊時供述明確(見偵卷 第184頁),是該手機係供本案販賣毒品犯行所用之物,不問 是否屬於犯罪行為人與否,應依毒品危害防制條例第19條第 1項規定,宣告沒收之。又扣案如附表編號3之毒品咖啡包殘 渣袋100包,係被告販賣予鄭育丞之本案毒品咖啡包,為鄭 育丞施用後所剩餘之外包裝袋。該等殘渣袋經送驗結果均檢 出含有第三級毒品4-甲基甲基卡西酮成分,此有臺北榮民總 醫院毒品成分鑑定書在卷可考,是該等毒品咖啡包殘渣袋雖 屬毒品之外包裝袋,然均附有第三級毒品而難以完全析離, 故應認均屬違禁物,不問屬於犯罪行為人與否,均應依刑法第 38條第1項規定宣告沒收。 二、按犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之,刑法第38條之1 第1項前段定有明文,且為貫徹不法利得之剝奪,若於全部 或一部不能沒收或不宜執行沒收時,依刑法第38條之1第3項 之規定,追徵其價額。又為貫徹修法後不法利得剝奪之意旨 ,販賣毒品所得之金錢無論已否扣案、成本若干或利潤多少 ,均應全部諭知沒收,然刑法所謂「犯罪所得」,係以實際 所得者為限,苟無所得或尚未取得者,即無從為沒收或追徵 之諭知(最高法院105年度台非字第39號判決意旨參照)。 查被告因販賣本案毒品咖啡包而獲得3,000元款項,為本案 販賣毒品之犯罪所得,且未扣案,爰刑法第38條之1第1項前 段、第3項規定宣告沒收,並諭知如全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時,追徵其價額。至於扣案如附表編號1、4所 示之手機,皆非供被告為本案犯行所用之物,亦非違禁物, 爰均不予宣告沒收之,附此敘明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官張啓聰提起公訴,檢察官蔡佳恩到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  5   日          刑事第二十庭  審判長法 官 林米慧                               法 官 陳盈如                               法 官 林翊臻 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內敘明上訴理由,向本院提 出上訴狀 (應附繕本) ,上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者,應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。                     書記官 楊喻涵 中  華  民  國  114  年  3   月  10  日 附錄本案所犯法條全文 毒品危害防制條例第4條 製造、運輸、販賣第一級毒品者,處死刑或無期徒刑;處無期徒 刑者,得併科新臺幣3千萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第二級毒品者,處無期徒刑或10年以上有期徒 刑,得併科新臺幣1千5百萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第三級毒品者,處7年以上有期徒刑,得併科 新臺幣1千萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第四級毒品者,處5年以上12年以下有期徒刑 ,得併科新臺幣5百萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣專供製造或施用毒品之器具者,處1年以上7年 以下有期徒刑,得併科新臺幣1百50萬元以下罰金。 前五項之未遂犯罰之。 附表: 編號 扣案物名稱及數量 備註 1 OPPO CPH2339手機1支 (含SIM卡1張) 被告吳少樺所有 門號為0000000000 2 小米11 LITE 5G NE手機1支(含SIM卡1張) 被告吳少樺所有 門號為0000000000 3 毒品咖啡包殘渣袋100包 送驗結果均檢出含有第三級毒品4-甲基甲基卡西酮成分 4 IPHONE 13手機 (含SIM卡1張) 鄭育丞所有 門號為0000000000

2025-03-05

PCDM-113-原訴-61-20250305-1

簡上
臺灣臺北地方法院

詐欺等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度簡上字第321號 被 告 即 上訴人 簡伊萊 選任辯護人 駱鵬年律師(法扶律師) 上列被告因詐欺等案件,不服本院中華民國113年11月1日所為11 3年度簡字第3902號刑事簡易判決(聲請簡易判決處刑案號:113 年度偵字第24996號),提起上訴,本院管轄之第二審合議庭判 決如下:   主 文 上訴駁回。   事實及理由 一、刑事訴訟法第348條第1項規定:「上訴得對於判決之一部為 之。」第3項規定:「上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保 安處分一部為之。」上訴人即被告乙○○已明示:本案僅就原 判決刑之部分上訴等語(見簡上卷第71至73頁),故本院審 判範圍僅限於原判決關於刑之部分,不及於原判決所認定之 犯罪事實、所犯法條(罪名)等其他部分。本案之犯罪事實 及所犯法條(罪名),均以原判決之記載作為基礎(如附件 )。 二、上訴意旨略以:請審酌被告乙○○有賠償告訴人甲○○之意願, 且告訴人亦表示不予追究,且稱被告緩刑與否無意見等語, 而量予較輕之刑度云云。 三、按量刑之輕重,係事實審法院得依職權自由裁量之事項,茍 已斟酌刑法第57條各款所列情狀而未逾越法定刑度,不得遽 指為違法(最高法院72年度台上字第6696號判決意旨可資參 照);且同一犯罪事實與情節,如別無其他加重或減輕之原 因,下級審法院量定之刑,亦無過重或失輕之不當情形,則 上級審法院對下級審法院之職權行使,原則上應予尊重(最 高法院85年度台上字第2446號判決意旨可供參照)。 四、查原審量刑時已審酌被告不思將他人遺失之物品交付相關人 員處理並返還予失主,反而為圖個人私利,將拾得之本案金 融卡侵占入己,復利用本案金融卡綁定一卡通電子錢包自動 儲值及小額感應消費免持卡人簽名之功能,持以獲取財產上 不法利益並詐取商品,欠缺尊重他人財產權之法治觀念,所 為應予非難。惟衡諸被告犯後始終坦承犯行,態度尚可;其 自述高職畢業之智識程度,高職在學時就讀啟智班,先前曾 安置於財團法人宜蘭縣私立神愛兒童之家,現領有輕度身心 障礙證明及清寒證明等生活狀況;考量其於本案前已有多起 竊盜、詐欺、侵占遺失物、行使偽造準私文書等類似案件之 前科紀錄,素行不良;暨其犯罪動機、目的、手段、本案所 獲取之利益及財物之價值,再酌以被告業於偵查中與告訴人 達成和解,告訴人並已具狀撤回告訴等一切情況,分別量處 如原判決附表甲「主文」欄所示之刑,並諭知罰金如易服勞 役、拘役如易科罰金之折算標準,已具體審酌刑法第57條各 款所列情形,而為科刑輕重標準之綜合考量,其量定之刑客 觀上亦未逾越法定刑度,並無不當情形。 五、至上訴理由所執告訴人之意見,告訴人於偵查時即不予追究 被告之責任,原判決所據之量刑因子並無實質變動;至上訴 理由另稱:被告上訴後業請託他人代為賠償,非無賠償意願 云云,即使作為有利於被告之犯後態度考量,亦不足以動搖 原審之量刑基礎。是以,被告上訴請求減輕刑度為無理由, 應予駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第373條 、第368條、第371條,判決如主文。   本案經檢察官林婉儀聲請以簡易判決處刑,檢察官許佩霖到庭執 行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日          刑事第三庭  審判長法 官 廖棣儀                    法 官 賴政豪                    法 官 黃文昭 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                    書記官 楊宇淳 中  華  民  國  114  年  3   月  3   日 附件: 臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第3902號 聲 請 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被   告 乙○○ 上列被告因詐欺等案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(113年 度偵字第24996號),本院判決如下:   主 文 乙○○犯如附表甲「主文」欄所示之罪,各處如附表甲「主文」欄 所示之刑。拘役部分應執行拘役肆拾日,如易科罰金,以新臺幣 壹仟元折算壹日。 未扣案如附表「犯罪所得」欄所示之犯罪所得均沒收,如全部或 一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。   事實及理由 一、犯罪事實 (一)乙○○於民國112年2月24日晚間10時40分許,在臺北市○○區 ○○路0號之統一超商鑫衡陽門市用餐區桌上,拾獲甲○○遺 失於該處、由其申設並兼具一卡通電子錢包功能之中國信 託商業銀行簽帳金融卡1張(卡號詳卷,下稱本案金融卡 )後,竟意圖為自己不法之所有,基於侵占遺失物之犯意 ,將本案金融卡侵占入己。 (二)乙○○侵占本案金融卡後,另意圖為自己不法之所有,基於 非法由收費設備得利之犯意,利用本案金融卡綁定一卡通 電子錢包自動儲值之功能,於如附表編號一所示之時間、 地點,持本案金融卡透過一卡通末端之自動收費設備,以 小額感應付款自動儲值如附表編號一所示金額,並於儲值 後以之扣抵其在該特約商店內之消費,以此獲得財產上不 法之利益。 (三)乙○○復意圖為自己不法之所有,基於詐欺取財之犯意,利 用持本案金融卡感應消費毋庸持卡人本人簽名之機制,佯 裝為真正持卡人,分別於如附表編號二、三所示時間、地 點,持本案金融卡購買如附表編號二、三所示消費金額之 商品,致各該特約商店店員陷於錯誤,同意乙○○以感應本 案金融卡之方式付款,而分別交付如附表編號二、三所示 商品予乙○○。 二、證據名稱 (一)被告乙○○於警詢及偵查中之自白。 (二)證人即告訴人甲○○於警詢中之證述。 (三)監視器畫面翻拍照片24張。 (四)中國信託商業銀行提供之本案金融卡消費冒用明細。 (五)一卡通票證公司票卡交易歷史紀錄查詢列表。 (六)家樂福台北長沙店重印購物清單2紙、桂林店重印交易明 細1紙。 (七)全家便利商店漢盛店、重慶店、桂林店載具交易明細各1 紙。 三、論罪科刑 (一)核被告所為   1.就犯罪事實欄(一)部分,係犯刑法第337條之侵占遺失 物罪。   2.就犯罪事實欄(二)部分,係犯刑法第339條之1第2項之 非法由收費設備得利罪。   3.就犯罪事實欄(三)部分,均係犯刑法第339條第1項之詐 欺取財罪。 (二)罪數關係   1.接續犯:被告就附表編號一所為數次持本案金融卡感應自 動儲值之行為,及就附表編號二所為2次持本案金融卡於 同一特約商店感應消費詐取商品之行為,主觀上均係基於 單一犯意,於密接時地,接續侵害同一法益,各行為獨立 性薄弱,依一般社會觀念難以強行分離,在刑法評價上, 以視為數個舉動之接續施行,合為包括之一行為予以評價 ,較為合理,均僅論以接續犯之一罪。聲請簡易判決處刑 意旨認被告上述就附表編號一所為數次持本案金融卡感應 自動儲值之行為,應依不同儲值地點予以分論併罰,容有 誤會。   2.數罪併罰:被告就犯罪事實欄(一)所犯侵占遺失物罪、 就犯罪事實欄(二)所犯非法由收費設備得利罪、就犯罪 事實欄(三)所犯詐欺取財罪(2罪)間,犯意各別,行 為互殊,應予分論併罰。。 (三)爰審酌被告不思將他人遺失之物品交付相關人員處理並返 還予失主,反而為圖個人私利,將拾得之本案金融卡侵占 入己,復利用本案金融卡綁定一卡通電子錢包自動儲值及 小額感應消費免持卡人簽名之功能,持以獲取財產上不法 利益並詐取商品,欠缺尊重他人財產權之法治觀念,所為 應予非難。惟衡諸被告犯後始終坦承犯行,態度尚可;其 自述高職畢業之智識程度,高職在學時就讀啟智班,先前 曾安置於財團法人宜蘭縣私立神愛兒童之家,現領有輕度 身心障礙證明及清寒證明等生活狀況(見偵卷第78頁、第 81頁身心障礙證明影本、第85頁安置證明書影本、第87頁 清寒證明單);考量其於本案前已有多起竊盜、詐欺、侵 占遺失物、行使偽造準私文書等類似案件之前科紀錄(見 本院卷第11-27頁),素行不良;暨其犯罪動機、目的、 手段、本案所獲取之利益及財物之價值,再酌以被告業於 偵查中與告訴人甲○○達成和解,告訴人甲○○並已具狀撤回 告訴(見偵卷第67頁聲請撤回告訴狀)等一切情況,分別 量處如附表甲「主文」欄所示之刑,並諭知罰金如易服勞 役、拘役如易科罰金之折算標準。復審酌被告所犯附表甲 編號二至四所示各罪之犯罪態樣、手段及時間密接程度、 侵害法益等情狀,權衡行為人之責任與整體犯罪之非難評 價,就所處拘役部分,定其應執行之刑暨諭知易科罰金之 折算標準。 四、沒收 (一)被告就附表編號一至三「犯罪所得」欄所示之財產上不法 利益或詐得財物,均為其本案犯罪所得,未據扣案,復未 實際合法發還予被害人,爰均依刑法第38條之1第1項前段 規定宣告沒收,並依同條第3項規定,諭知於全部或一部 不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 (二)至被告就犯罪事實欄(一)所侵占之本案金融卡,固亦為 其本案犯罪所得,且未扣案,惟審酌該卡片價值非高,且 經向發卡機構申請掛失止付後即失去功用,復可申請補發 ,是對該卡片宣告沒收或追徵欠缺刑法上之重要性,爰依 刑法第38條之2第2項規定,不予宣告沒收或追徵。 五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第1項、 第450條第1項,逕以簡易判決處刑如主文。 六、如不服本判決,應自收受送達之翌日起20日內,向本院提出 上訴書狀並敘明上訴理由(附繕本),上訴於本院第二審合 議庭。 本案經檢察官林婉儀聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  113  年  11  月  1   日          刑事第四庭  法 官 郭子彰 上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備 理由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。 中  華  民  國  113  年  11  月  4   日                 書記官 林珊慧 附錄本案所犯法條: 中華民國刑法第337條 意圖為自己或第三人不法之所有,而侵占遺失物、漂流物或其他 離本人所持有之物者,處1萬5千元以下罰金。 中華民國刑法第339條 (普通詐欺罪) 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第339條之1 (違法由收費設備取得他人之物之處罰) 意圖為自己或第三人不法之所有,以不正方法由收費設備取得他 人之物者,處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。 附表(民國113年5月25日/新臺幣) 編號 儲值/消費時間 儲值地點 儲值/消費金額 犯罪所得 一 01:24:18 臺北市○○區○○路0號(全家富陽店) 儲值500元 相當於2,500元之財產上利益 01:24:52 儲值500元 01:48:49 臺北市○○區○○路00號(全家新仟囍店) 儲值1,000元 01:53:23 臺北市○○區○○街0段00號(全家漢盛店) 儲值500元 二 02:23:11 臺北市○○區○○街0段00號地下1層(家樂福台北長沙店) 消費279元 E-books M50滑鼠1支 02:27:30 消費69元 百利不鏽鋼菜瓜布2個 三 02:53:38 台北市○○區○○路0號地下1層(家樂福桂林店) 消費108元 船型襪2雙 附表甲 編號 犯罪事實 主   文 一 犯罪事實欄(一) 乙○○犯侵占遺失物罪,處罰金新臺幣貳仟元,如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。 二 犯罪事實欄(二) 附表編號一 乙○○犯非法由收費設備得利罪,處拘役參拾日,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。 三 犯罪事實欄(三) 附表編號二 乙○○犯詐欺取財罪,處拘役貳拾日,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。 四 犯罪事實欄(三) 附表編號三 乙○○犯詐欺取財罪,處拘役貳拾日,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。

2025-02-27

TPDM-113-簡上-321-20250227-1

侵訴
臺灣新北地方法院

妨害性自主

臺灣新北地方法院刑事裁定 113年度侵訴字第158號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 王怡華 選任辯護人 駱鵬年律師(法律扶助) 上列被告因妨害性自主案件(113年度侵訴字第158號),本院裁 定如下:   主 文 乙○○之羈押期間,自民國壹佰壹拾肆年叄月拾伍日起延長貳月。   理 由 一、被告乙○○因妨害性自主案件,經本院前於民國113年10月15 日訊問後,坦承檢察官起訴之全部犯罪事實,並有卷內事證 可佐,足認被告涉犯刑法第222條第1項第2款之對未滿14歲 女子強制性交、同法第224條之1之對未滿14歲女子強制猥褻 罪嫌,嫌疑重大。其中刑法第222條第1項之罪,為最輕本刑 7年以上之重罪,參以被告前經員警通知製作調查筆錄並未 遵期到場,足認有畏罪逃亡之高度可能性。又被告於遭甲 母親之男友撞見其與甲 先後自麥當勞女廁走出後對之警告 後,卻仍繼續對甲 為性侵害行為,顯見被告主觀上縱然遭 懷疑、發現所為,仍執意為之,且被告所侵犯對象為同社區 之兒童,人數有2人、次數共計高達7次,現仍居住於社區中 ,有事實足認被告有刑事訴訟法第101條之1第1項第2款反覆 實施之虞,而有羈押之原因及必要,乃依刑事訴訟法第101 條第1項第1款、同法第101條之1第1項第2款規定,於113年1 0月15日裁定羈押在案,復於114年1月2日裁定自114年1月15 日起延長羈押2月在案。 二、茲因本件羈押期間即將屆滿,經本院於114年2月24日訊問被 告後,並聽取公訴人及辯護人之意見,復依卷內各該證據資 料,足認被告涉犯刑法第222條第1項第2款之對未滿14歲女 子強制性交、同法第224條之1之對未滿14歲女子強制猥褻罪 名,嫌疑重大。再審酌被告有關前揭經本院認定之羈押原因 均與先前並無不同,考量被告所涉情節及其罪名,侵害告訴 人權益且危害社會治安甚鉅,且本案已定期日安排被告前往 醫院鑑定,調查釐清相關被告之抗辯是否成立,自須確保被 告能配合前往醫療院所進行精神鑑定以及按時到庭接受審判 ,甚或將來案件確定後之執行,經權衡國家刑事司法權之有 效行使、社會秩序及公共利益之維護、被告人身自由之私益 及防禦權受限制之程度,若以具保、責付或限制住居等侵害 較小之手段,尚不足以確保審判或執行程序之順利進行,甚 或避免被告再次為相類於本案之行為,而有繼續羈押之必要 ,本院認本案羈押原因與必要性依然存在,是被告應自114 年3月15日起延長羈押2月。 三、依刑事訴訟法第108條第1項、第5項,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  26  日          刑事第二十一庭 審判長法 官 王國耀                     法 官 呂子平                     法 官 林翠珊 上列正本證明與原本無異。 如不服本裁定應於裁定送達後十日內向本院提出抗告狀。                     書記官 劉德玉 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日

2025-02-26

PCDM-113-侵訴-158-20250226-2

交附民
臺灣臺北地方法院

因過失傷害案附帶民訴

臺灣臺北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度交附民字第36號 原 告 雲林光 訴訟代理人 駱鵬年律師(法扶律師) 被 告 張嘉真 上列被告因過失傷害案件(本院113年度交易字第32號),經原 告提起刑事附帶民事訴訟,本院裁定如下:   主 文 本件移送本院民事庭。   理 由 一、按刑事訴訟諭知無罪、免訴或不受理之判決者,應以判決駁 回原告之訴。但經原告聲請時,應將附帶民事訴訟移送管轄 法院之民事庭,刑事訴訟法第503條第1項定有明文。 二、查被告張嘉真被訴過失傷害案件(本院113年度交易字第32 號),經原告即告訴人(下稱原告)雲林光提起刑事附帶民 事訴訟請求損害賠償。雖被告上開過失傷害案件,業經本院 判決無罪在案,惟原告已聲請將附帶民事訴訟移送民事庭審 理,此有刑事附帶民事訴訟起訴狀在卷可佐,爰依前揭規定 ,將本件移送本院民事庭。 三、依刑事訴訟法第503條第1項但書,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  24  日          刑事第十四庭 審判長法 官 歐陽儀                               法 官 趙書郁                              法 官 蕭淳尹 以上正本證明與原本無異。 本裁定不得抗告。                    書記官 嚴蕙亭 中  華  民  國  114  年  2   月  24  日

2025-02-24

TPDM-113-交附民-36-20250224-1

上訴
臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第4604號 上 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 上 訴 人 即 被 告 蘇慶豪 選任辯護人 駱鵬年律師(法扶律師) 上列上訴人等因被告詐欺等案件,不服臺灣桃園地方法院112年 度金訴字第1127號,中華民國113年2月29日第一審判決(起訴案 號:臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第3681號、第13821號), 提起上訴,本院判決如下:   主 文 原判決關於蘇慶豪有罪部分撤銷。 蘇慶豪犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年陸月。又犯 三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年肆月。應執行有期徒 刑壹年拾月。 其他上訴駁回。   事 實 一、蘇慶豪與呂明璋(所涉三人以上共同詐欺取財、洗錢罪嫌部 分,經本院以113年度上訴字第4604號判決諭知免訴)、江 政富(所涉三人以上共同詐欺取財、洗錢罪嫌部分,經本院 以113年度上訴字第4604號判決部分撤銷改判罪刑、部分駁 回上訴)、真實姓名年籍不詳、自稱「小楊」之人(下稱「 小楊」)及所屬詐欺集團不詳成員(參與犯罪組織部分未經 檢察官起訴及舉證,且依組織犯罪防制條例關於證據能力限 制之規定,此部分犯罪事實亦不足以認定,併予敘明),共 同意圖為自己不法之所有,基於三人以上共同詐欺取財、隱 匿詐欺犯罪所得之故意,先由呂明璋於民國110年7月間某時 許,在蘇慶豪位在臺北市○○區○○街○段000號2樓住處,將其 所有臺灣銀行帳號000000000000號帳戶(下稱臺灣銀行帳戶 )提供予「小楊」,再由「小楊」所屬詐欺集團之不詳成員 分別於附表一「詐騙方式」欄所示之時間,以附表一「詐騙 方式」欄所示之方式,詐騙附表一「告訴人」欄所示之人, 致渠等陷於錯誤,分別依指示於附表一「匯款時間」欄所示 之時間,將附表一「匯款金額」欄所示之金額,匯至臺灣銀 行帳戶,呂明璋再依蘇慶豪指示,於110年7月26日上午11時 13分許,將臺灣銀行帳戶銷戶,並提領該帳戶餘額新臺幣( 下同)20萬6432元,復於110年7月27日某時許,將該20萬64 32元交付予江政富,指示江政富前往桃園市○○區○○路000號 烏樹林郵局(下稱烏樹林郵局),將該款項交付予蘇慶豪, 以此層轉方式製造金流之斷點,致無從追查前揭犯罪所得之 去向,而隱匿該犯罪所得。嗣如附表一「告訴人」欄所示之 人發覺受騙並報警處理,始悉上情。 二、案經附表一「告訴人」欄所示之人訴由桃園市政府警察局龍 潭分局報告臺灣桃園地方檢察署(下稱桃園地檢署)檢察官 偵查後起訴。   理 由 甲、程序事項: 壹、按刑事訴訟之目的,在於對特定被告之特定犯罪事實,經由 審判程序以確定刑罰權之有無及其範圍,故案件一經實體判 決確定,即發生實質之確定力,不得更為實體上之裁判,以 避免雙重判決,此即刑事訴訟法第302條第1款規定「案件曾 經判決確定者,應諭知免訴之判決」之一事不再理原則。而 此原則關於實質上一罪或裁判上一罪,均有其適用,如其一 部分犯罪事實曾經判決確定者,其效力當然及於全部,如檢 察官復將其他部分重行起訴,應諭知免訴判決。然此所謂一 部分犯罪事實曾經判決確定者,其效力及於全部,係指已經 判決確定之部分及未經判決部分,均構成犯罪,並具有審判 不可分之關係而言。如其已起訴之事實,經法院審理結果, 認為不構成犯罪,即與未經起訴之其他事實不生審判不可分 之關係,自無一部效力及於全部之餘地。起訴部分雖經判決 確定,而其既判力既不及於未經起訴部分,檢察官仍得就未 經起訴部分再行起訴,法院亦應為實體審理(最高法院89年 度台上字第4264號、99年度台上字第7323號判決意旨參照) 。 貳、上訴人即被告蘇慶豪(下稱被告)與呂明璋共同基於幫助詐 欺取財之不確定故意,由被告於110年7月21日下午2時45分 許前之某時,介紹「小楊」予呂明璋,呂明璋遂於被告上開 住處,將臺灣銀行帳戶置於被告房間床上,由「小楊」取走 使用,嗣不詳詐欺集團之成員於110年3月間,基於詐欺取財 之犯意,以LINE名稱「夏優優」向李淑菁佯稱:可投資外匯 賺取價差云云,使李淑菁陷於錯誤,依指示於110年7月21日 下午2時45分許,轉帳3萬8988元至臺灣銀行帳戶等節,前雖 經桃園地檢署檢察官認被告涉有刑法第30條第1項、同法第3 39條第1項幫助詐欺取財罪嫌,以111年度偵字第1384號提起 公訴及以111年度偵字第16156號移送併辦,然業經臺灣桃園 地方法院以111年度金訴字第726號、112年度易字第22號判 決認定無罪確定,有上開判決書可稽,是被告前案既經法院 審理認不構成犯罪,即與本案不生審判不可分之關係,本案 自非前案確定判決效力所及,法院仍應為實體審理,合先敘 明。 乙、審理範圍:   依檢察官於上訴書所載及本院準備程序、審理時所陳,係就 原判決之全部不服提起上訴(見本院卷第27頁至第28頁、第 218頁、第349頁);依被告於刑事上訴理由狀所載、本院準 備程序及審理時所陳,係就原判決有罪部分之全部提起上訴 (見本院卷第85頁至第88頁、第219頁、第350頁),故本院 就原判決關於被告之全部進行審理。 丙、有罪部分:    壹、證據能力方面: 一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述,除法律另有規 定者外,不得作為證據。又被告以外之人於審判外之陳述, 雖不符合刑事訴訟法第159條之1至第159條之4之規定,但經 當事人於審判程序同意作為證據,法院審酌該言詞陳述或書 面陳述作成時之情況,認為適當者,亦得為證據,刑事訴訟 法第159條第1項及第159條之5第1項分別定有明文。本判決 下列所引用被告以外之人於審判外之陳述,雖屬傳聞證據, 惟檢察官及被告、辯護人於本院準備程序時,已明示同意此 部分供述證據具有證據能力,同意作為本案判決基礎(見本 院卷第221頁),依刑事訴訟法第159條之5第1項規定,認前 揭證據資料自應有證據能力,先予敘明。 二、至於本判決所引用之非供述證據部分,與本案均有關連性, 亦無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員以不法方式所取 得,依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋,當有證據能力, 復經本院提示並告以要旨,使檢察官、被告及辯護人充分表 示意見,自得為證據使用。  貳、實體方面: 一、訊據被告固坦承有於上開時間、地點,收受江政富轉交呂明 璋之款項,惟矢口否認有何三人以上共同詐欺取財及洗錢犯 行,辯稱:當天我是收呂明璋積欠我的借款1萬元,其餘與 我無關云云。經查:  ㈠下列事實均堪認定:  ⒈呂明璋於110年7月間某時許,在被告位在臺北市○○區○○街○段 000號2樓住處,將其所有臺灣銀行帳戶提供予「小楊」等情 ,業經被告供承在卷(見桃園地檢署112年度偵字第3681號 卷〈下稱偵字第3681號卷〉第514頁、臺灣桃園地方法院112年 度金訴字第1127號卷〈下稱金訴卷〉一第204頁、第213頁至第 216頁),且據證人即同案被告呂明璋證述明確(見本院卷 第219頁)。  ⒉「小楊」所屬詐欺集團之不詳成員分別於附表一「詐騙方式 」欄所示之時間,以附表一「詐騙方式」欄所示之方式,詐 騙附表一「告訴人」欄所示之人,致渠等陷於錯誤,分別依 指示於附表一「匯款時間」欄所示之時間,將附表一「匯款 金額」欄所示之金額,匯至臺灣銀行帳戶等節,有附表一「 證據名稱及頁碼」欄所示證據附卷可憑。  ⒊呂明璋於110年7月26日上午11時13分許,將臺灣銀行帳戶銷 戶,並提領該帳戶餘額20萬6432元乙情,亦據證人呂明璋證 述在卷(見本院卷第219頁),且有臺灣銀行平鎮分行110年 9月22日平鎮營密字第11000035821號函暨所附臺灣銀行帳戶 帳號異動查詢、交易明細可稽(見偵字第3681號卷第369頁 至第371頁、112年度偵字第13821號卷〈下稱偵字第13821號 卷〉第189頁)。  ⒋呂明璋於110年7月27日某時許,將款項交付予江政富,指示 江政富前往烏樹林郵局,將該款項交付予被告乙節,經證人 呂明璋、證人即同案被告江政富證述在卷(見金訴卷一第18 8頁至第189頁、金訴卷二第27頁、第50頁、本院卷第219頁 至第220頁)。  ㈡依被告供稱:我介紹呂明璋提供帳戶給「小楊」,因為呂明 璋說要賺外快,我聽「小楊」說大概是做博奕,當天在我家 我有看到呂明璋拿出簿子,後來簿子在「小楊」手上,也有 聽到「小楊」跟呂明璋說約定帳戶的事情。在我家見面過好 幾天,「小楊」說找不到呂明璋,說呂明璋把錢領去,叫我 把呂明璋找出來,我就開車載「小楊」去找呂明璋,到場後 「小楊」下車去呂明璋車上,聊完後「小楊」回來說約禮拜 一叫呂明璋把錢領出來給他。「小楊」打訊息恐嚇呂明璋的 時候,呂明璋有轉傳給我,我跟呂明璋說如果有領出來要拿 給人家等語(見偵字第3681號卷第514頁、金訴卷一第130頁 、第208頁、第216頁、第218頁至第220頁、第224頁至第225 頁),及證人呂明璋證稱:被告要介紹我給「小楊」做網路 博奕的遊戲,我本來有同意要參加,後來因為我拿帳戶去被 告家的時候,江政富說這個沒有這麼單純,我才說要退出。 第二次我、江政富跟「小楊」、被告見面的時候,「小楊」 到我車上叫我把錢領出來,我於110年7月26日將帳戶銷戶, 把餘款20萬6432元領出後,我打電話給被告說你朋友「小楊 」傳訊息給我,要我把錢領出來,不然要找我麻煩,他說沒 關係,他幫我拿錢給「小楊」,叫「小楊」不要找我麻煩, 那天我要上班,我就把錢拿給江政富,請江政富在烏樹林郵 局轉交給被告,原本被告叫我用匯,有傳帳號給我,後面打 電話跟我說用匯的會留下證據,他親自下來拿等語(見金訴 卷一第182頁至第188頁、第192頁至第193頁、第197頁、第2 00頁、第209頁、金訴卷二第50頁)、證人江政富證稱:110 年7月21日下午2時45分許,我有陪呂明璋前往被告位於臺北 市○○區○○街○段000號2樓住所,呂明璋、被告跟後來到的一 位男子進去房間,我在客廳,呂明璋出來後我們就走了,回 程呂明璋跟我說把簿子借給被告做博奕,110年7月21日之後 ,還有一次是呂明璋找我載他去烏樹林郵局跟被告、「小楊 」見面,到現場後我有下來跟被告說為什麼呂明璋去報案了 ,你們還可以騙他的錢,因為很明顯,博奕不可能那麼多錢 來回,我那時候就知道在騙,我也有聽到「小楊」跟呂明璋 說「沒要緊,關總是會出來,大家再來找」。110年7月27日 當時呂明璋要上班,他說他來不及,要麻煩我把東西交給被 告,呂明璋打電話給我之後,我就前往烏樹林郵局,將呂明 璋交付的款項轉交給被告,收受呂明璋所交付之款項前,呂 明璋有向我表示其帳戶有異常金流等語(見偵字第3681號卷 第494頁、金訴卷一第120頁、金訴卷二第21頁至第32頁、第 50頁),佐以卷附被告與呂明璋間之對話紀錄,被告向呂明 璋提及「你要賺錢嗎?」、「阿樟,這幾天都休息沒有做, 怕你不知道,跟你說一下,開始做的話,我會馬上告訴你」 、「富邦000000000000000」、「012是銀行代號」等語(見 偵字第13821號卷第145頁、第155頁、第175頁),可見被告 自始參與呂明璋提供帳戶、提領款項、收受款項之過程,並 非僅單純介紹呂明璋給「小楊」認識,對於「小楊」要求呂 明璋提供帳戶之用途係供詐欺集團使用一節自難諉稱不知, 主觀上具有加重詐欺取財及洗錢之故意甚明。  ㈢按共同正犯在主觀上須有共同犯罪之意思,在客觀上為共同 犯罪行為之實行,始足當之。所謂共同犯罪之意思,係指基 於共同犯罪之認識,互相利用他方之行為以遂行犯罪目的之 意思;共同正犯因有此意思之聯絡,其行為在法律上應作合 一的觀察而為責任之共擔(最高法院104年度台上字第2194 號判決意旨參照)。又共同實施犯罪行為之人,在合同意思 範圍以內,各自分擔犯罪行為之一部,相互利用他人之行為 ,以達其犯罪之目的者,即應對於全部所發生之結果,共同 負責。且共同正犯之意思聯絡,原不以數人間直接發生者為 限,即有間接之聯絡者,亦包括在內。是共同正犯在犯意聯 絡範圍內,對全部結果負刑事責任,各共同正犯應論處相同 之罪名。又共同正犯之意思聯絡,不限於事前有所協議,其 於行為當時,基於相互之認識,以共同犯罪之意思參與者, 亦無礙於共同正犯之成立,且其表示之方法,不以明示通謀 為必要,即相互間有默示之合致,亦無不可(最高法院102 年度台上字第1895號判決意旨參照)。被告雖未自始至終參 與各階段之犯行,惟其與本案詐欺集團成員既為遂行詐騙而 彼此分工,堪認係在合同意思範圍內,各自分擔犯罪行為之 一部,並相互利用他人之行為,以達犯罪之目的,參諸上開 說明,被告自應就所參與犯行,對於全部所發生之結果共同 負責。  ㈣被告雖辯稱其當天是收呂明璋積欠之借款1萬元云云,惟查:  ⒈依被告於原審準備程序時供稱:110年7月27日是呂明璋拿欠 我的1萬元給我,江政富都有在一旁,我們約在龍潭的郵局 等語(見金訴卷一第131頁)、於原審審理時供稱:江政富 沒有拿錢給我,是呂明璋本人在烏樹林郵局拿1萬元給我等 語(見金訴卷一第209頁至第212頁、第221頁)、於本院準 備程序時供述:我有從江政富那邊拿到呂明璋給我的錢,但 金額是1萬元等語(見本院卷第220頁),可見被告對於其究 竟係自呂明璋或江政富收受款項之供詞前後不一,其所為辯 詞是否可採,已有可疑。  ⒉再依證人呂明璋證稱:還被告1萬元是更之前的事情,是我親 自拿現金給被告的,因為他說他老婆要回來了,叫我把錢先 還給他,跟之後我把20多萬元領出來由江政富拿給被告是另 外一回事等語(見金訴卷一第221頁至第222頁、本院卷第36 0頁至第361頁),及卷附被告與呂明璋間110年7月21日之LI NE對話紀錄中,被告於該日上午7時16分向呂明璋表示「阿 樟,早安,不好意思,因為那我本來你要做,所以我就把所 有的錢借你,想說一天就好了,但是現在沒有做,我有需要 前,不知你能還我嗎?真的我也是很緊,老婆要回來,也要 買東西,麻煩你幫我一下,謝謝你」等語,被告於同日下午 12時23分回覆「龍潭區中豐路500號(烏樹林郵局)」等語 (見偵字第13821號卷第167頁),可見呂明璋縱使確有積欠 被告1萬元,但被告早在110年7月21日即向呂明璋催討欠款 ,與呂明璋於110年7月27日要求江政富代為轉交之詐欺款項 20萬6432元係屬二事,被告所辯前詞自難憑採。    ㈤綜上,被告所辯並不足採。本案事證明確,被告犯行已堪認 定,應依法論科。 二、論罪科刑部分:      ㈠新舊法比較:  ⒈按行為後法律有變更者,適用行為時之法律。但行為後之法 律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2 條第1項定有明文。又新舊法之比較適用時,應就罪刑有關 之共犯、未遂犯、結合犯、累犯加重、自首減輕暨其他法定 加減原因(如身分加減)與加減例等一切情形,綜其全部之 結果而為比較後,整體適用,不能割裂而分別適用有利益之 條文。  ⒉被告行為後,洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文31條 ,除第6條、第11條之施行日期由行政院定之外,其餘條文 依中央法規標準法第13條規定,自公布之日起算至第3日即1 13年8月2日施行。查:  ⑴洗錢防制法第2條原規定「本法所稱洗錢,指下列行為:一意 圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追訴, 而移轉或變更特定犯罪所得。二掩飾或隱匿特定犯罪所得之 本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。 三收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」,修正為「本法 所稱洗錢,指下列行為:一隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源 。二妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全 、沒收或追徵。三收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 四使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」。本案被告所 為依洗錢防制法修正前第2條第2款及修正後第2條第1款規定 ,均該當洗錢行為。   ⑵修正前洗錢防制法第14條第1項規定「有第二條各款所列洗錢 行為者,處7年以下有期徒刑,併科500萬元以下罰金」,嗣 修正並調整條次移為第19條第1項「有第二條各款所列洗錢 行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併科1億元以下罰金 。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者,處6月以上5年 以下有期徒刑,併科5000萬元以下罰金」。本案被告洗錢之 財物並未達1億元,修正後應該當洗錢防制法第19條第1項後 段規定(6月以上5年以下有期徒刑,併科5000萬元以下罰金 ),經比較修正前洗錢防制法第14條第1項規定(處7年以下 有期徒刑,併科500萬元以下罰金,併參修正前同條第3項規 定「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」,即不得 超過刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪之 最重法定刑有期徒刑7年),以修正後洗錢防制法之規定對 被告較為有利,自應適用修正後洗錢防制法之規定。  ⒊被告行為後,詐欺犯罪危害防制條例全文58條於113年7月31 日公布,除部分條文施行日期由行政院另定外,其餘條文亦 自公布之日起算至第3日即113年8月2日施行。其中刑法第33 9條之4之罪為該條例第2條第1款第1目之罪,而被告所犯刑 法第339條之4第1項第2款之罪,並無該條例第44條第1項所 列各款加重其刑事由,上開條例關於刑法第339條之4第1項 第2款之罪之構成要件及刑罰又均未修正,不生新舊法比較 適用問題,即應逕行適用刑法第339條之4第1項第2款之規定 。   ⒋綜上所述,基於法律一體、不得割裂適用原則,本案被告所 犯洗錢部分自應適用修正後洗錢防制法之規定。   ㈡核被告所為,均係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共 同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段洗錢罪 (共2罪)。  ㈢被告就其所為上開加重詐欺取財、洗錢犯行,與本案詐欺集 團成員間,具有犯意聯絡及行為分擔,應論以共同正犯。   ㈣被告均係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及洗錢 罪,為想像競合犯,應依刑法第55條前段規定,各從一重之 三人以上共同詐欺取財罪處斷。  ㈤被告所犯上開2罪,犯意各別,行為互殊,應予分論併罰。  ㈥刑之加重:   被告前因違反毒品危害防制條例案件,經①臺灣士林地方法 院(下稱士林地院)以105年度審訴字第124號判決判處有期 徒刑1年,分別經本院以105年度上訴字第2336號、最高法院 以105年度台上字第3327號判決駁回上訴確定;②士林地院以 105年度訴字第265號判決判處有期徒刑7月確定;③士林地院 以106年度審訴字第452號判決判處有期徒刑1年2月確定;④ 士林地院以107年度審訴字第16號判決判處有期徒刑1年2月 確定;⑤因詐欺案件,經士林地院以107年度易字第349號判 決判處有期徒刑6月確定,上開①②案件經士林地院以106年度 聲字第433號裁定定應執行刑為有期徒刑1年5月確定,上開③ 至⑤案件經士林地院以108年度聲字第106號裁定定應執行刑 為有期徒刑2年4月確定,接續執行後,於109年1月6日縮短 刑期假釋出監,於110年3月23日縮刑期滿假釋未經撤銷,視 為執行完畢,有本院被告前案紀錄表可憑(見本院卷第162 頁至第168頁),可見被告係於受有期徒刑執行完畢後,5年 內故意再犯本件有期徒刑以上之各罪,而符合累犯之要件。 惟檢察官並未就被告構成累犯之事實為主張及舉證,亦未就 被告何以具有特別惡性及對刑罰反應力薄弱等應加重其刑之 事項,具體指出證明之方法,參諸最高法院110年度台上大 字第5660號裁定意旨,即僅將被告上開前案紀錄列入刑法第 57條第5款「犯罪行為人之品行」之量刑審酌事由,爰不依 累犯之規定加重其刑。 三、撤銷改判之理由:  ㈠原判決以被告罪證明確,予以論罪科刑,固非無見,惟被告 行為後洗錢防制法已修正、公布、施行如上述,原審未及比 較新舊法,尚有未洽。是被告以前詞否認犯行,提起上訴, 雖無理由,但原判決既有前述可議之處,即應由本院將原判 決有罪部分予以撤銷改判。  ㈡爰以行為人之責任為基礎,審酌被告於行為時為年約46歲之 成年人,逕為本案各次三人以上共同詐欺取財、洗錢犯行, 造成附表一所示各告訴人受有財產上之損害,所為自屬非是 ,考量其未見悔悟之意,迄未與附表一所示各告訴人達成和 解或取得諒解之犯後態度,及其犯罪動機、目的、手段、情 節,兼衡其素行(包含前述前案紀錄),暨其自陳之智識程 度與家庭經濟生活狀況(見本院卷第224頁)等一切情狀, 就其所為犯行分別量處如主文第2項所示之刑。另本於罪責 相當性之要求,在刑罰內、外部界限範圍內,審酌被告所為 犯罪類型均為加重詐欺取財案件,及其犯罪動機、態樣、侵 害法益、行為次數、犯行間時間關連性、整體犯罪評價等情 ,兼衡被告應受非難及矯治之程度、刑罰經濟與公平、比例 等原則,定其應執行刑如主文第2項所示,以示懲儆。  ㈢沒收部分:  ⒈按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律,刑 法第2條第2項定有明文。又犯第19條(即修正前第14條)、 第20條之罪,洗錢之財物或財產上利益,不問屬於犯罪行為 人與否,沒收之,修正後洗錢防制法第25條第1項亦有明文 。此項規定屬刑法第38條之1第1項但書所指之特別規定,雖 無再適用刑法第38條之1第1項前段規定之餘地,然法院就具 體個案,如認宣告沒收或追徵,有過苛之虞、欠缺刑法上之 重要性、犯罪所得價值低微,或為維持受宣告人生活條件之 必要者,仍得依刑法第38條之2第2項不予沒收或酌減之。本 件並無證據證明被告就附表一所示各告訴人匯入臺灣銀行帳 戶之款項具有事實上之管領處分權限,如對其沒收全部隱匿 去向之金額,顯有過苛之虞,爰依刑法第38條之2第2項規定 ,不予宣告沒收或追徵。  ⒉又卷內並無事證可證明被告有因本案犯行獲有任何犯罪所得 ,即無從就犯罪所得部分宣告沒收或追徵。   丁、無罪部分: 壹、公訴意旨另以:被告、呂明璋及江政富與「小楊」所屬之詐 欺集團成員,共同意圖為自己不法之所有,基於詐欺取財及 掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、去向之犯意聯絡,於附表 二所示各告訴人因陷於錯誤而匯款至臺灣銀行帳戶後,由呂 明璋依被告之指示,於110年7月26日上午11時13分許,將其 臺灣銀行帳戶銷戶,並提領帳戶內之餘額20萬6432元,再於 110年7月27日某不詳時間,將前開提領之款項交付予江政富 ,由江政富依指示於110年7月27日某不詳時間,前往烏樹林 郵局,將前開款項交予被告,以此層轉方式,使該詐欺集團 獲取犯罪所得,同時製造金流斷點,以掩飾、隱匿該等犯罪 所得之去向,致檢警無從追查,遂行詐欺犯罪計畫,附表二 所示各告訴人因此受有如附表二所示金額之財產上損害。因 認被告此部分亦涉犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共 同詐欺取財、修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪嫌。 貳、按不能證明被告犯罪者,應諭知無罪之判決,刑事訴訟法第 301條第1項定有明文。次按,犯罪事實之認定,應憑真實之 證據,倘證據是否真實尚欠明確,自難以擬制推測之方法, 為其判斷之基礎。且認定犯罪事實之證據係指足以認定被告 確有犯罪行為之積極證據資料而言,該項證據自須適合於被 告犯罪事實之認定,始得採為斷罪資料。故刑事訴訟上之證 明資料,無論其為直接或間接證據,均須達於通常一般人均 不致有所懷疑,而得確信其為真實之程度,始得據為有罪之 認定,若關於被告是否犯罪之證明未能達此程度,而有合理 懷疑之存在,致使無從形成有罪之確信,根據罪證有疑,利 於被告之證據法則,即不得據為不利被告之認定(最高法院 53年台上字第656號、29年上字第3105號、76年台上字第498 6號及32年上字第67號判決意旨參照)。又按法院固得依職 權調查證據,但並無蒐集證據之義務。蒐集證據乃檢察官之 職責,事實審法院應以調查證據為其主要職責,其調查之範 圍,亦以審判中所存在之一切證據為限,案內不存在之證據 ,即不得責令法院為發現真實,應依職權從各方面蒐集證據 (最高法院91年度台上字第5846號判決意旨參照)。是檢察 官就被告有其所指之犯罪事實,應負舉證及蒐集證據之責任 ,以說服法院形成被告有罪之心證,倘檢察官未能說服法院 形成對被告不利之心證,即應依罪疑唯利被告原則,為被告 無罪之判決。 參、公訴意旨認被告涉有上開犯行,係以被告之供述、證人即同 案被告呂明璋及江政富之證述、證人即告訴人黃存揚、侯自 遠之證述、告訴人黃存揚及侯自遠提出之對話紀錄與匯款明 細、臺灣銀行帳戶交易明細為主要論據。 肆、訊據被告堅詞否認有何此部分三人以上共同詐欺取財及洗錢 犯行。經查:  ㈠按詐欺取財罪係保護個人之財產法益,就行為人所犯罪數之 計算,自應依遭詐騙之被害人人數計算(最高法院111年度 台上字第1645號判決意旨參照)。是檢察官起訴被告就附表 二所示各告訴人遭詐欺部分均涉犯三人以上共同詐欺取財、 洗錢等罪嫌,自須舉證證明被告有參與本案詐欺集團詐欺附 表二所示各告訴人過程之事實。  ㈡依卷附臺灣銀行帳戶交易明細,附表二編號2所示告訴人侯自 遠於110年7月19日晚間6時55分許,轉帳3萬元至臺灣銀行帳 戶後,該款項於同日晚間8時6分許經網際跨行轉帳至中國信 託(822)帳號0000000000000000號帳戶;附表二編號1所示 告訴人黃存揚於110年7月21日上午9時51分許,轉帳1萬元至 臺灣銀行帳戶後,該款項於同日上午9時58分許經網際跨行 轉帳至玉山銀行(808)帳戶000000000000000號帳戶(見偵 字第3681號卷第373頁、第375頁),顯見附表二所示各告訴 人遭詐欺之款項均係在前述呂明璋於110年7月26日銷戶領取 該帳戶餘額前,即遭人以網路銀行轉帳之方式轉至其他帳戶 。  ㈢依證人呂明璋證稱:我有交付臺灣銀行帳戶存摺、提款卡、 網路銀行跟提款卡的密碼,我去申請網路銀行的時候,有辦 理約定帳戶,約定帳戶的帳號好像是「小楊」轉給被告,被 告轉給我的,我不認識那些約定帳戶,附表二編號1、2所示 告訴人之款項不是我轉走的等語(見金訴卷一第185頁、第1 94頁、第199頁、第203頁、本院卷第219頁),可知呂明璋 於提供臺灣銀行帳戶時,亦有提供該帳戶之網路銀行密碼, 並設定約定轉帳帳戶,但並無其他事證可證明呂明璋為上開 約定轉帳帳戶之所有人,或為轉出附表二所示各告訴人遭詐 欺款項之人,已難認呂明璋就附表二所示各告訴人部分涉有 加重詐欺取財、洗錢犯行。是被告收受江政富轉交者,既僅 係呂明璋於110年7月26日銷戶領取之帳戶餘額如前述,在無 證據證明附表二所示各告訴人遭詐欺一節與被告有關之情形 下,尚難單憑呂明璋有提供臺灣銀行帳戶、附表二所示各告 訴人遭詐欺匯款至臺灣銀行帳戶等節,逕論被告就附表二所 示各告訴人遭詐欺部分與呂明璋、江政富及「小楊」所屬之 詐欺集團成員間,有何犯意聯絡及行為分擔。  ㈣綜上,卷內所存證據關於被告是否就附表二所示各告訴人有 加重詐欺取財、洗錢之犯行,既有上述可疑之處,而未達通 常一般人均不致有所懷疑,得以確信其為真實之程度,即無 從形成被告此部分有罪之確信,原審為被告此部分無罪之諭 知,認事用法並無不當。檢察官以被告構成上開罪名為由, 提起上訴,並無理由,應予駁回。   據上論斷,應依刑事訴訟法第368條、第369條第1項前段、第364 條、第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官李佳紜提起公訴,檢察官吳宜展提起上訴,檢察官 劉成焜到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  1   月  22  日          刑事第四庭 審判長法 官 林柏泓                   法 官 錢衍蓁                   法 官 羅郁婷 以上正本證明與原本無異。 有罪部分,如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上 訴書狀,其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院 補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級 法院」。 無罪部分,檢察官如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院 提出上訴書狀,惟須受刑事妥速審判法第9條限制。其未敘述上 訴之理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書(均須 按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。 刑事妥速審判法第9條: 除前條情形外,第二審法院維持第一審所為無罪判決,提起上訴 之理由,以下列事項為限: 一、判決所適用之法令牴觸憲法。 二、判決違背司法院解釋。 三、判決違背判例。 刑事訴訟法第 377 條至第 379 條、第 393 條第 1 款之規定, 於前項案件之審理,不適用之。                   書記官 蔡易霖 中  華  民  國  114  年  1   月  23  日 附表一        編號 告訴人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 證據名稱及頁碼 1 王玉萍 於110年6月間某日,透過詐欺集團暱稱「鄧靈」之不詳成員邀請加入LINE群組,佯稱購買股票可獲利云云,王玉萍因而陷於錯誤,並依指示匯款。 110年7月22日下午8時16分許 3萬9999元 ①王玉萍之證述(偵字第3681號第81頁至第82頁) ②王玉萍提供之對話紀錄、匯款紀錄(偵字第3681號卷第89頁) ③臺灣銀行平鎮分行110年9月22日平鎮營密字第11000035821號函檢附開戶資料、存摺存款交易明細、身分證明及帳號異動資料(偵字第3681號卷第369頁至第393頁) ④通訊軟體LINE對話紀錄(偵字第13821號卷第145頁至第177頁) 2 張瑞娟 於110年7月5日上午11時許,詐欺集團暱稱「鄧靈」以LINE聯繫,佯稱需先匯款以加入會員云云,張瑞娟因而陷於錯誤,並依指示匯款。 110年7月22日下午9時31分許 9988元 ①張瑞娟之證述(偵字第3681號卷第159頁至第162頁) ②張瑞娟提供之匯款紀錄、對話紀錄(偵字第3681號卷第171頁、第235頁至第367頁) ③臺灣銀行平鎮分行110年9月22日平鎮營密字第11000035821號函檢附開戶資料、存摺存款交易明細、身分證明及帳號異動資料(偵字第3681號卷第369頁至第393頁) ④通訊軟體LINE對話紀錄(偵字第13821號卷第145頁至第177頁) 附表二     編號 告訴人 被害人 詐騙方式 匯款時間、金額 原起訴書附表 1 黃存揚 於110年9月1日前不詳時間,透過詐欺集團暱稱「怡藍」之不詳成員邀請加入「量化交易」,佯稱操作股票可獲利云云,黃存揚因而陷於錯誤,並依指示匯款。 於110年7月21日上午9時51分許,匯款1萬元 起訴書附表編號2 2 侯自遠 於110年5月26日下午5時許,詐欺集團暱稱「耀陽工作室」以LINE聯繫,佯稱操作股票可獲利云云,侯自遠因而陷於錯誤,並依指示匯款。 於110年7月19日下午6時55分許,匯款3萬元 起訴書附表編號4 附錄:本案論罪科刑法條全文 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科1百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。

2025-01-22

TPHM-113-上訴-4604-20250122-3

臺灣桃園地方法院

竊盜

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度易字第1525號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 謝秀梅 選任辯護人 駱鵬年律師(法扶律師) 上列被告因竊盜案件,經檢察官聲請簡易判決處刑(113年度偵 字第31660號),本院認不宜逕以簡易判決處刑(113年度壢簡字 第2020號),改依通常程序審理,嗣被告於準備程序中就被訴事 實為有罪之陳述,經本院告知簡式審判程序之旨,並聽取公訴人 、被告及辯護人之意見後,裁定改依簡式審判程序審理,並判決 如下   主   文 謝秀梅犯竊盜罪,處拘役參拾日,如易科罰金,以新臺幣壹仟元 折算壹日。   事實及理由 一、本案犯罪事實及證據,除證據部分增列被告謝秀梅於本院準 備程序、審理期日之自白(見本院易字卷第44、48、50)外, 其餘均引用檢察官起訴書之記載(如附件所示)。 二、論罪科刑及沒收: (一)論罪:   核被告所為,係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。   (二)刑之加重:   聲請簡易判決處刑意旨固主張被告構成累犯,並請審酌依司 法院大法官會議釋字第775號解釋意旨、刑法第47條第1項規 定加重其刑等語,惟本院衡酌最高法院110年度台上字第566 0號判決意旨,認為檢察官就被告累犯加重其刑之事項,並 未具體指出證明方法,致本院無從判斷被告有無因加重本刑 致生所受刑罰超過其所應負擔罪責之情形,爰不依累犯規定 加重其刑。 (三)量刑:   爰以行為人之責任為基礎,審酌被告不思循正當途徑獲取所 需,竟為貪圖己利竊取他人之財物,而為本案竊盜犯行,所 為欠缺尊重他人之觀念且危害社會治安,毫無法治觀念,所 為應予非難。又被告前有因竊盜案件經法院判處罰金、拘役 、有期徒刑確定並執行完畢之前科紀錄,有臺灣高等法院被 告前案紀錄表1份附卷可考,素行非佳。惟犯後坦承犯行, 並已於被害人達成和解,並有和解書一份在卷可參(見本院 桃簡字2020號卷第35頁),犯後態度尚可。兼衡本案犯行所 生危害、竊取財物價值、犯罪動機、目的、手段、智識程度 、家庭經濟及身心精神狀況等一切情狀,量處如主文所示之 刑,並諭知易科罰金之折算標準。 (四)沒收:   按犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之;前2項之沒收, 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額;犯 罪所得已實際合法發還被害人者,不予宣告沒收或追徵,刑 法第38條之1第1項前段、第3項、第5項分別定有明文。查, 被告為本件竊盜犯行之犯罪所得磨卡咖啡罐1罐、馬玉山咖 啡紅茶4包,雖未發還被害人,然被告已與被害人達成和解 並賠償新臺幣3,000元,已如前述,堪認已達剝奪其犯罪所 得,如再將被告此部分之犯罪所得諭知沒收或追徵,將使被 告面臨雙重追償之不利益,容有過苛之虞,爰依刑法第38條 之2第2項之規定,不予宣告沒收或追徵,附此敘明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第310條之2、第454條第2項,判決如主文。 本案經檢察官楊挺宏聲請簡易判決處刑,檢察官王俊蓉到庭執行 職務。 中  華  民  國  114  年  1   月   22  日          刑事第十七庭 法 官 謝長志 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。                 書記官 鍾巧俞 中  華  民  國  114  年  1   月  23  日 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。 附件   臺灣桃園地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                    113年度偵字第31660號   被   告 謝秀梅 女 53歲(民國00年0月0日生)             住○○市○○區○○街00巷00○0號              12樓             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因竊盜案件,業經偵查終結,認為宜聲請以簡易判決處 刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、謝秀梅前因竊盜案件,經臺灣桃園地方法院以112年度桃簡字 第1003號判決判處有期徒刑3月確定,於民國112年10月19日 執行完畢。詎仍不知悔改,意圖為自己不法之所有,基於竊盜 之犯意,於113年3月7日下午1時53分許,在桃園市○○區○○街 000號自由聯盟超市,徒手竊取摩卡咖啡1罐(價值新臺幣【 下同】249元)及馬玉山咖啡紅茶4包(價值112元)得手後 未結帳,即騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車離去。嗣 經該店店長黃敏達驚覺遭竊,報警處理而悉上情。 二、案經桃園市政府警察局八德分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、被告謝秀梅於檢察事務官詢問時,供稱:監視器畫面中的人 是伊,但伊不知道自己拿了什麼物品等語。惟查,觀諸監視 器畫面可知,被告當時在店內貨架走道上,徒手拿取貨架上 之馬玉山咖啡紅茶4包及摩卡咖啡1罐,且藏放於隨身包包等 情,此有本署勘驗筆錄1份、現場照片及監視器影像翻拍照 片共18張在卷可參,此外,復經證人黃敏達於警詢中證述明 確,綜上所陳,被告犯嫌堪以認定。 二、核被告所為,係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。又查被告 有犯罪事實欄所載之論罪科刑及執行情形,有本署刑案資料 查註紀錄表1份附卷可憑,其於徒刑執行完畢5年內,故意再 犯本件有期徒刑以上之罪,為累犯,請參照司法院大法官解 釋釋字第775號解釋意旨,審酌依刑法第47條第1項規定加重 其刑。至未扣案之犯罪所得請依刑法第38條之1第1項前段、 第3項之規定宣告沒收,並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒 收時,追徵其價額。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此  致 臺灣桃園地方法院 中  華  民  國  113  年  7   月  24  日                檢察官 楊挺宏 本件證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  8   月  7   日                書記官 林昆翰 附記事項: 本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理,法院簡易庭得不傳喚被告、 輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑;被告、被害 人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或 對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時,請即另以 書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。 所犯法條: 中華民國刑法第320條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。

2025-01-22

TYDM-113-易-1525-20250122-1

板救
板橋簡易庭

訴訟救助

臺灣新北地方法院板橋簡易庭民事裁定 113年度板救字第29號 聲 請 人 里幸.柔依 訴訟代理人 駱鵬年律師(法律扶助) 相 對 人 丁柏翔 法定代理人 鍾宜霏 上列當事人間聲請訴訟救助事件,本院裁定如下:   主 文 准予訴訟救助。   理 由 一、按當事人無資力支出訴訟費用者,法院應依聲請,以裁定准 予訴訟救助。但顯無勝訴之望者,不在此限,民事訴訟法第 107條第1項定有明文;次按經分會准許法律扶助之無資力者 ,其於訴訟或非訟程序中,向法院聲請訴訟救助時,除顯無 理由者外,應准予訴訟救助,不受民事訴訟法第108條規定 之限制,法律扶助法第63條亦有明定。 二、經查,聲請人主張其無資力繳納裁判費,且經財團法人法律 扶助基金會新北分會審查通過准予扶助等情,業據其提出法 律扶助基金會准予扶助證明書及審查表為證,核認無訛,應 認聲請人已釋明其無資力支出訴訟費用。又聲請人對相對人 所提起之確認所有權不存在等事件,現已由本院受理在案, 依聲請人所提出之起訴狀及相關卷證資料所示,其並非顯無 勝訴之望。從而,聲請人提起本件聲請,核與法律規定之要 件相符,應予准許。 三、爰依法律扶助法第63條,民事訴訟法第95條、第107條第1項 前段,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  1   月  16  日          臺灣新北地方法院板橋簡易庭             法 官 沈 易 以上正本係照原本作成。 如不服本裁定,應於送達後10日內,向本院提出抗告狀並表明抗 告理由,如於本裁定宣示後送達前提起抗告者,應於裁定送達後 10日內補提抗告理由書(須附繕本)。 中  華  民  國  114  年  1   月  16  日             書記官 吳婕歆

2025-01-16

PCEV-113-板救-29-20250116-1

桃原交簡
臺灣桃園地方法院

公共危險

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 113年度桃原交簡字第382號 聲 請 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 林艷秋 上列被告因公共危險案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(113 年度速偵字第3147號),本院判決如下:   主 文 林艷秋駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五 毫克以上,處有期徒刑貳月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算 壹日。   事實及理由 一、本件犯罪事實及證據,均引用檢察官聲請簡易判決處刑書( 如附件)所載。 二、論罪科刑:  ㈠核被告林艷秋所為,係犯刑法第185條之3第1項第1款之駕駛 動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上之 罪。  ㈡爰以行為人之責任為基礎,審酌:⒈被告明知酒精成分對人之 意識、控制能力具有不良影響,超量飲酒後會導致對週遭事 務之辨識及反應能力較平常狀況薄弱,竟仍心存僥倖,於酒 後駕駛自用小客貨車上路,經警測得其吐氣所含酒精濃度達 每公升0.25毫克,危害交通秩序,漠視用路人安全,行為殊 值非難。⒉被告自始坦承犯行之犯後態度。⒊被告自陳之家庭 經濟狀況、智識程度、犯罪之動機、目的及手段等一切情狀 ,量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折算標準,以示 懲戒。 三、據上論斷,應依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第4 54條第2項,逕以簡易判決處刑如主文。 四、如不服本判決,應於判決送達之翌日起20日內,向本院提出 上訴狀(應附繕本),上訴於本院合議庭。 本案經檢察官邱偉傑聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  114  年  1   月  14  日          刑事第三庭 法 官 范振義 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀(應附 繕本)。                書記官 鍾宜君 中  華  民  國  114  年  1   月  14  日                             附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者,處三年以下有期徒刑, 得併科三十萬元以下罰金: 一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度 達百分之零點零五以上。 二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物,致不 能安全駕駛。 三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物 達行政院公告之品項及濃度值以上。 四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類 之物,致不能安全駕駛。 因而致人於死者,處三年以上十年以下有期徒刑,得併科二百萬 元以下罰金;致重傷者,處一年以上七年以下有期徒刑,得併科 一百萬元以下罰金。 曾犯本條或陸海空軍刑法第五十四條之罪,經有罪判決確定或經 緩起訴處分確定,於十年內再犯第一項之罪因而致人於死者,處 無期徒刑或五年以上有期徒刑,得併科三百萬元以下罰金;致重 傷者,處三年以上十年以下有期徒刑,得併科二百萬元以下罰金 。 附件: 臺灣桃園地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                   113年度速偵字第3147號   被   告 林艷秋 女 41歲(民國00年0月00日生)             住○○市○○區○○路000巷0弄0號2 樓             國民身分證統一編號:Z000000000號   選任辯護人 駱鵬年律師(法扶律師) 上列被告因公共危險案件,業經偵查終結,認為宜聲請以簡易判 決處刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、林艷秋自民國113年10月19日23時許起至翌(20)日1時許止 ,在桃園市○○區○○○路0段00巷000○0號之公司內飲用啤酒2罐 後,明知其酒後已達不得駕駛動力交通工具之程度,仍基於酒 後駕駛動力交通工具之犯意,於同年月20日1時30分許,自 該處駕駛車牌號碼000-0000號自用小客貨車上路。嗣於同日 2時22分許,林艷秋將上開貨車停置於桃園市中壢區合圳北 路2段95巷與合圳北路2段路口休息時,因車輛未熄火為警攔 檢盤查,發覺其身上散發酒味,並於同日2時28分許,經測 得吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克,始悉上情。 二、案經桃園市政府警察局中壢分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實,業據被告林艷秋於警詢及偵查中坦承不諱, 並有酒精測定紀錄表、桃園市政府警察局舉發違反道路交通 管理事件通知單、車輛詳細資料報表及公路監理電子閘門系 統資料各1份在卷可稽,被告犯行堪以認定。 二、核被告所為,係犯刑法第185條之3第1項第1款之公共危險罪 嫌。   此 致 臺灣桃園地方法院 中  華  民  國  113  年  10  月  30  日                檢 察 官 邱偉傑 本件證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  12  月  18  日                書 記 官 曾幸羚   附記事項: 本件係依刑事訴訟法簡易程式辦理,法院簡易庭得不傳喚被告、 輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑;被告、被害 人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或 對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時,請即另以 書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。 所犯法條: 中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者,處 3 年以下有期徒刑 ,得併科 30 萬元以下罰金: 一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度   達百分之零點零五以上。 二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物,致不   能安全駕駛。 三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物   達行政院公告之品項及濃度值以上。 四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類   之物,致不能安全駕駛。 因而致人於死者,處 3 年以上 10 年以下有期徒刑,得併科 2 百萬元以下罰金;致重傷者,處 1 年以上 7 年以下有期徒刑, 得併科 1 百萬元以下罰金。 曾犯本條或陸海空軍刑法第 54 條之罪,經有罪判決確定或經緩 起訴處分確定,於十年內再犯第 1 項之罪因而致人於死者,處 無期徒刑或 5 年以上有期徒刑,得併科 3 百萬元以下罰金;致 重傷者,處 3 年以上 10 年以下有期徒刑,得併科 2 百萬元以 下罰金。

2025-01-14

TYDM-113-桃原交簡-382-20250114-1

侵訴
臺灣新北地方法院

妨害性自主

臺灣新北地方法院刑事裁定 113年度侵訴字第158號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 王怡華 選任辯護人 駱鵬年律師(法律扶助) 上列被告因妨害性自主案件,本院裁定如下:   主 文 乙○○之羈押期間,自民國壹佰壹拾肆年壹月拾伍日起延長貳月。   理 由 一、被告乙○○因妨害性自主案件,經本院前於民國113年10月15 日訊問後,坦承檢察官起訴之全部犯罪事實,並有卷內事證 可佐,足認被告涉犯刑法第222條第1項第2款之對未滿14歲 女子強制性交、同法第224條之1之對未滿14歲女子強制猥褻 罪嫌,嫌疑重大。其中刑法第222條第1項之罪,為最輕本刑 7年以上之重罪,參以被告前經員警通知製作調查筆錄並未 遵期到場,足認有畏罪逃亡之高度可能性。又被告於遭甲 母親之男友撞見其與甲 先後自麥當勞女廁走出後對之警告 後,卻仍繼續對甲 為性侵害行為,顯見被告主觀上縱然遭 懷疑、發現所為,仍執意為之,且被告所侵犯對象為同社區 之兒童,人數有2人、次數共計高達7次,現仍居住於社區中 ,有事實足認被告有刑事訴訟法第101條之1第1項第2款反覆 實施之虞,而有羈押之原因及必要,乃依刑事訴訟法第101 條第1項第1款、同法第101條之1第1項第2款規定,於113年1 0月15日裁定羈押在案。 二、茲因本件羈押期間即將屆滿,經本院於113年12月30日訊問 被告後,並聽取公訴人及辯護人之意見,復依卷內各該證據 資料,足認被告涉犯刑法第222條第1項第2款之對未滿14歲 女子強制性交、同法第224條之1之對未滿14歲女子強制猥褻 罪名,嫌疑重大。再審酌被告有關前揭經本院認定之羈押原 因均與先前並無不同,考量被告所涉情節及其罪名,侵害告 訴人權益且危害社會治安甚鉅,且本案尚待調查釐清相關被 告之抗辯是否成立,自須確保被告能配合前往醫療院所進行 精神鑑定以及按時到庭接受審判,甚或將來案件確定後之執 行,經權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利 益之維護、被告人身自由之私益及防禦權受限制之程度,若 以具保、責付或限制住居等侵害較小之手段,尚不足以確保 審判或執行程序之順利進行,甚或避免被告再次為相類於本 案之行為,而有繼續羈押之必要,本院認本案羈押原因與必 要性依然存在,是被告應自114年1月15日起延長羈押2月。 三、依刑事訴訟法第108條第1項、第5項,裁定如主文。 中  華  民  國  114 年  1   月   2   日          刑事第二十一庭 審判長法 官 王國耀                     法 官 呂子平                     法 官 林翠珊 上列正本證明與原本無異。 如不服本裁定應於裁定送達後十日內向本院提出抗告狀。                     書記官 劉德玉 中  華  民  國  114  年  1   月  2   日

2025-01-02

PCDM-113-侵訴-158-20250102-1

基簡
臺灣基隆地方法院

兒童及少年性剝削防制條例

臺灣基隆地方法院刑事簡易判決 112年度基簡字第1336號 公 訴 人 臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 廖柏宣 上列被告因違反兒童及少年性剝削防制條例等案件,經檢察官提 起公訴(112年度偵字第5392號、第5498號),本院受理後(112 年度易字第380號)因被告自白犯罪,本院認宜適用簡易判決處 刑程序,爰裁定不經通常審判程序,逕以簡易判決處刑如下:   主 文 甲○○犯兒童及少年性剝削防制條例第四十條第一項之罪,處有期 徒刑貳月,如易科罰金,以新臺幣壹千元折算壹日;又犯恐嚇危 害安全罪,處拘役參拾日,如易科罰金,以新臺幣壹千元折算壹 日。扣案之手機壹支,沒收之。   事實及理由 一、本件犯罪事實及證據,除下列事項予以補充、更正外,其餘 均引用檢察官起訴書之記載(詳如附件):  ㈠犯罪事實欄一、第5至6行「價錢我出新臺幣(下同)5萬」、 「跟我打炮還有我弟」、「本來5萬我再加7萬」之記載,應 更正為「價錢我五萬出」、「我價錢出五萬」、「跟我打ㄆㄠ 還有我弟」、「本來五萬我在加七萬」。  ㈡犯罪事實欄一、第9至10行「撒冥紙」之記載,應更正為「灑 冥紙」。  二、論罪科刑  ㈠被告甲○○行為後,民法第12條關於成年之定義從滿20歲下修 為滿18歲,已於民國112年1月1日施行,依修正前法律,被 告於本件犯行行為時(111年12月9日)為未滿20歲之未成年 人,依修正後法律,於行為時為已滿18歲之成年人,經比較 新舊法規定,修正後規定將使其有適用兒童及少年福利與權 益保障法第112條第1項後段成年人故意對少年犯罪加重規定 之可能,非有利於被告,自應依刑法第2條第1項前段適用修 正前之規定,被告依修正前民法規定,於案發時為未滿20歲 之未成年人,自無適用兒童及少年福利與權益保障法第112 條第1項前後段之餘地,核先敘明。  ㈡核被告所為,係犯兒童及少年性剝削防制條例第40條第1項之 罪及刑法第305條之恐嚇危害安全罪。 ㈢被告所犯上開2罪,犯意各別,行為互殊,應分論併罰。  ㈣爰以行為人之責任為基礎,審酌被告傳送足以引誘、暗示使 少年為有對價性交行為之訊息,影響少年身心健康發展,敗 壞社會善良風氣,復對告訴人乙 (真實年籍詳卷)為惡害 通知,使乙 心生畏懼,所為應予非難;惟念被告坦承之犯 後態度,犯案時尚未成年、參之被告為中度身心障礙者(見 112偵5498卷第19頁中華民國身心障礙證明影本),身心狀 況難與一般身心健全之人等同視之,兼衡被告於警詢自述之 智識程度、職業、家庭經濟狀況(見112偵5498卷第11頁) ,暨其犯罪之動機、目的、手段、未與被害人達成和解等一 切情狀,分別量處如主文所示之刑,並均諭知易科罰金之折 算標準,以資懲儆。  ㈤按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物,屬於犯罪行 為人者,得沒收之,刑法第38條第1項前段定有明文。查扣 案之OPPO手機1支(無SIM卡),為被告所有供犯罪所用之物 ,爰依前揭規定予以宣告沒收之。 四、依刑事訴訟法第449條第2項、第450條第1項、第454條第2項 ,逕以簡易判決處刑如主文。 五、本案經檢察官蕭詠勵提起公訴,檢察官高永棟到庭執行職務 。 六、如不服本判決,得自收受送達之日起20日內,向本院提出上 訴狀,上訴於本院第二審合議庭(須附繕本)。 中  華  民  國  113  年  12  月  31  日          基隆簡易庭 法 官 鄭虹眞 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內,向本院提出上訴書狀, 敘述上訴理由,上訴於本院合議庭,並按他造當事人之人數附具 繕本。 中  華  民  國  113  年  12  月  31  日                書記官 陳冠伶 附錄本案所犯法條: 《兒童及少年性剝削防制條例第40條》 以宣傳品、出版品、廣播、電視、電信、網際網路或其他方法, 散布、傳送、刊登或張貼足以引誘、媒介、暗示或其他使兒童或 少年有遭受第2條第1項第1款至第3款之虞之訊息者,處3年以下 有期徒刑,得併科新臺幣1百萬元以下罰金。 意圖營利而犯前項之罪者,處5年以下有期徒刑,得併科新臺幣1 百萬元以下罰金。 《中華民國刑法第305條》 以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人,致生危害 於安全者,處2年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 【附件】: 臺灣基隆地方檢察署檢察官起訴書                    112年度偵字第5392號                    112年度偵字第5498號   被   告 甲○○    選任辯護人 駱鵬年律師(法扶律師,嗣經解除委任) 上列被告因違反兒童及少年性剝削防制條例等案件,業經偵查終 結,認應提起公訴,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、甲○○基於以網際網路傳送足以引誘、暗示兒童或少年為性交 易訊息及恐嚇危害安全之犯意,於民國111年12月9日14時58 分許,在其位於高雄市○鎮區○○街00號住處,以通訊軟體MES SENGER(下稱MESSENGER)暱稱「李宇成」,傳送內容為: 「價錢我出新臺幣(下同)5萬」、「跟我打炮還有我弟」 、「本來5萬我再加7萬」等訊息予未成年,現住基隆市之黃 ○○(00年0月生,真實姓名年籍詳卷,下稱乙 ),遭乙 拒 絕後,再基於恐嚇之犯意,以MESSENGER傳送內容為:「基 隆嗎」、「我一定會查到妳家」、「潑油漆」、「撒冥紙」 等訊息予乙 ,以此加害生命、身體之言語恐嚇乙 ,使乙 心生畏懼,致生危害於安全。 二、案經乙 訴由基隆市警察局第三分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實,業據被告甲○○於偵查中坦承不諱,核與告訴 人乙 於警詢中之指述相符,並有MESSENGER對話紀錄截圖、 FACEBOOK臉書社群截圖、被告手機翻拍照片等各1份在卷可 佐,足認被告自白與事實相符,其犯嫌洵堪認定。 二、核被告所為,係犯兒童及少年性剝削防制條例第40條第1項 之以網路傳送足以引誘、暗示兒童或少年為性交易訊息及刑 法第305條之恐嚇危害安全等罪嫌。所犯二罪,請予分論併 罰。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此 致 臺灣基隆地方法院 中  華  民  國  112  年  7   月  23  日              檢 察 官 蕭詠勵 中  華  民  國  112  年  8   月  15  日              書 記 官 陳俊吾

2024-12-31

KLDM-112-基簡-1336-20241231-1

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