鄭媛禎

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臺灣雲林地方法院

詐欺

臺灣雲林地方法院刑事判決 112年度訴字第658號 公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 洪瑋德 選任辯護人 王志中律師 上列被告因詐欺案件,經檢察官提起公訴(112年度偵字第10792 、10938號),本院判決如下:   主 文 甲○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪,處 有期徒刑參年,併科罰金新臺幣拾萬元,罰金如易服勞役,以新 臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表二編號2、3所示之物均沒收; 未扣案洗錢之財物新臺幣捌佰柒拾萬元沒收,於全部或一部不能 沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。   事 實 一、甲○○與真實姓名、年籍不詳之人(下稱本案詐欺正犯,無證 據證明為未滿18歲之人)共同意圖為自己不法之所有,基於 詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡,由本案詐欺正犯於民國11 2年4月間,在社群網站FACEBOOK(下稱臉書)刊登投資廣告 (無證據證明甲○○知悉本案詐欺正犯所施用之詐欺手法係以 網際網路對公眾散布而犯之),吸引乙○○點擊廣告資訊後與 其聯繫,本案詐欺正犯並指示乙○○將通訊軟體LINE暱稱「陳 政益」、「玲玲」、「永碩客服」之人加為好友,再由「永 碩客服」向乙○○佯稱:以購買虛擬貨幣至股票投資平臺儲值 操作股票交易可獲利等語,並提供虛擬貨幣電子錢包地址TC BaZpXeWdFq5VfnNWXjKL6fDdxpAytxgA(下稱C電子錢包), 及傳送甲○○即LINE暱稱「小米-官方專業幣商」之好友連結 予乙○○,致乙○○陷於錯誤,與甲○○聯繫後,相約於附表一各 編號所示之時間、地點見面,甲○○遂以將乙○○所購買之泰達 幣轉入C電子錢包之方式,使乙○○誤信此虛擬貨幣交易為真 實,而將附表一各編號所示金額交付甲○○,甲○○收取附表一 各編號所示款項後旋即交予本案詐欺正犯,以此方式製造金 流斷點,掩飾及隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在。嗣因乙○○ 察覺有異報警處理,經警循線查悉上情。 二、案經乙○○訴由雲林縣警察局斗南分局報告臺灣雲林地方檢察 署檢察官偵查起訴。   理 由 壹、證據能力 一、被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述,除法律有規定者 外,不得作為證據,刑事訴訟法第159條固定有明文,惟被 告以外之人於審判外之陳述,雖不符同法第159條之1至之4 規定,而經當事人於審判程序同意作為證據,法院審酌該言 詞陳述或書面陳述作成時之情況,認為適當者,亦得為證據 ;又當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時,知有第15 9條第1項不得為證據之情形,而未於言詞辯論終結前聲明異 議者,視為有前項之同意,同法第159條之5亦定有明文。其 立法意旨在於傳聞證據未經當事人之反對詰問予以核實,原 則上先予排除,惟若當事人已放棄詰問或未聲明異議,基於 證據資料愈豐富,愈有助於真實發現之理念,且強化言詞辯 論原則,法院自可承認該傳聞證據例外擁有證據能力。經查 ,本案被告甲○○以外之人於審判外之言詞或書面陳述,均經 檢察官、被告及辯護人於本院準備程序及審理中,表示同意 作為本案之證據(本院訴卷一第115至116、406頁,卷二第1 63至164頁),且檢察官、被告及辯護人於本院審理中調查 證據時,亦均未於言詞辯論終結前聲明異議,又本院審認上 開證據作成時之情況,應無違法取證或不當情事,與本案待 證事實間復具有相當之關聯性,以之作為證據應屬適當,依 刑事訴訟法第159條之5規定,自有證據能力。 二、至於本判決其餘所引用為證據之非供述證據,均與本案事實 具有關聯性,復非實施刑事訴訟程序之公務員違背法定程序 所取得,依刑事訴訟法第158條之4反面解釋,亦均有證據能 力。 貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由   訊據被告固坦承有於附表一各編號所示之時間、地點與告訴 人乙○○見面交易虛擬貨幣,並向告訴人收取附表一各編號所 示之現金等事實,惟矢口否認有何詐欺取財及一般洗錢之犯 行,辯稱:我是買賣虛擬貨幣賺取差價的個人幣商,不是詐 欺集團成員,「陳政益」、「玲玲」、「永碩客服」等人我 都不認識,當時是被告主動聯繫我交易虛擬貨幣,我在買賣 當下確實有將虛擬貨幣從我的錢包地址轉到告訴人提供之C 電子錢包地址等語;辯護人則為被告辯稱:目前交易所管制 較嚴格,不僅要求實名制,金流需查核無誤,導致交易時間 受到管控,需2、3天才有辦法取得虛擬貨幣,一般人在交易 虛擬貨幣時有即時性需求,才有私人幣商之存在。本案被告 出售虛擬貨幣給告訴人時,被告有付出同等的虛擬貨幣給告 訴人,故被告取得告訴人交付之現金是有對價性的,本案幣 流分析之結果可見未有幣流回流之情形,難認被告與詐欺集 團具有關聯,且被告於交易過程中亦不斷提醒告訴人要小心 詐欺,並簽署虛擬貨幣買賣契約,足認本案為正常之交易, 被告沒有與詐欺集團共同犯罪之情形等語。經查: 一、本案詐欺正犯於112年4月間,在臉書刊登投資廣告,吸引告 訴人點擊廣告資訊後與其聯繫,本案詐欺正犯並指示告訴人 將LINE暱稱「陳政益」、「玲玲」、「永碩客服」之人加為 好友,再由「永碩客服」向告訴人佯稱:以購買虛擬貨幣至 股票投資平臺儲值操作股票交易可獲利等語,並提供C電子 錢包地址,及傳送被告即LINE暱稱「小米-官方專業幣商」 之好友連結予告訴人,致告訴人陷於錯誤,與被告聯繫後, 相約於附表一各編號所示之時間、地點見面,將附表一各編 號所示金額交給前來取款之被告,被告則自其錢包地址轉出 泰達幣至C電子錢包地址等事實,業據證人即告訴人於警詢 時證述在卷(偵10792卷第49至54頁、第55至60頁),並有 虛擬貨幣買賣合約書(偵10792卷第75頁)、內政部警政署 反詐騙諮詢專線紀錄表、雲林縣警察局斗南分局斗南派出所 陳報單、涉詐匯款原因紀錄表、受(處)理案件證明單、受 理各類案件紀錄表(偵10792卷第47、85、87至88、95、97 頁)、本院112年聲搜字第569號搜索票暨附件(偵10938卷 第11至12頁)、雲林縣警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄 表、收據(偵10792卷第33至39頁)、空白虛擬貨幣買賣合 約書(偵10792卷第41頁)、被告提供之臉書廣告畫面截圖 (偵10792卷第173至179頁)、本院勘驗筆錄(本院訴卷一 第406至418頁)、告訴人與LINE暱稱「永碩客服」對話紀錄 截圖(偵10792卷第72至73頁、第77至81頁)、告訴人與LIN E暱稱「小米-官方專業幣商」對話紀錄截圖(偵10792卷第6 9至72頁)、告訴人與LINE暱稱「玲玲」對話紀錄截圖(偵1 0792卷第82至84頁)各1份、交易紀錄擷圖3份(偵10792卷 第183、185、187頁)等證據資料附卷可參,且為被告所承 認或不爭執(本院訴卷一第424頁),是此部分事實堪先認 定。 二、被告非屬合法進行虛擬貨幣交易之幣商  ㈠所謂虛擬貨幣,係基於密碼學、區塊鏈等原理,透過網路創 造出去中心化之交易貨幣系統,使人們能以實體上不存在之 貨幣為標的,透過網路兌換所、交易所或私人錢包等管道進 行交易,進而以貨幣價值之漲跌獲利,乃係一種新興之金融 科技及交易模式,而虛擬貨幣因屬去中心化且高度加密之交 易型態,致其金流隱密而不易追查,加諸我國對虛擬貨幣之 金融管制尚未健全,而使虛擬貨幣交易極易成為不法份子用 以隱匿贓款之工具。近年來因應虛擬貨幣之交易活絡,私人 間進行虛擬貨幣買賣以套利之營業模式亦應運而生,此即俗 稱之「個人幣商」或「場外交易(C2C交易)」之型態,惟因 此等交易方式與傳統交易形式有別,且容易因具有合法之交 易外觀而使不法集團可輕易卸責或規避追查,不法分子亦因 應時代變化,將詐欺、洗錢之犯罪模式以場外交易之方式加 以包裝、掩匿,是以,於判別私人間之虛擬貨幣交易是否屬 合法交易時,應綜合虛擬貨幣交易之整體過程、交易手法及 虛擬貨幣之流向等因素,據以判定該等交易究係屬合法之C2 C交易,抑或為詐騙集團用以掩匿自身犯行所為之非法或虛 假交易。  ㈡虛擬貨幣係建構於高度複雜之區塊鏈網絡之交易型態,且虛 擬貨幣係屬去中心化之交易型態,私人間之虛擬貨幣交易既 無實體交易,亦不具任何足資保障交易安全之第三方機構, 且虛擬貨幣之交易型態與傳統中心化之金融投資型態有高度 差異,苟不具相關交易知識之人,極易受不法分子訛詐而蒙 受高額損害,是進行虛擬貨幣交易為業之人,對虛擬貨幣之 交易所需之相關知識,當應有充分之理解或掌握,而被告既 自陳其係以交易泰達幣賺取價差為副業之個人幣商,衡情當 應對虛擬貨幣之交易知識有相當之掌握,然自被告於偵查及 審理中所陳情節以觀,被告對於虛擬貨幣錢包助記詞之用途 、目的無法清楚說明,且亦無法正確區分虛擬貨幣存放之「 冷錢包」與「熱錢包」之差異(偵10792卷第10頁;本院訴卷 一第120至121頁、第423至424頁),顯見被告對泰達幣之交 易原理僅有些許之認知,而不具備進行虛擬貨幣交易所需之 必要知識,則被告稱其係合法經營虛擬貨幣交易之人云云, 是否可採,已有高度可疑。  ㈢另於私人間之虛擬貨幣交易型態,供應者(或稱個人幣商) 多係於網路上先以較低價格購入虛擬貨幣,再於網路上隨機 尋求買主,以較高之價格售出虛擬貨幣以賺取利差,是於資 本較少之個人幣商,其虛擬貨幣之交易型態近似於短線套利 之交易,而較傾向選擇價值變動較高之虛擬貨幣(如比特幣 等)以謀取較佳之獲利空間。然本案被告所交易之「泰達幣 」,係屬價值綁定特定法定貨幣之「穩定幣」,市場波動甚 微,通常幾不具短期套利之空間,如被告確係以賺取虛擬貨 幣交易利差獲利之「個人幣商」,實難想見被告會刻意選擇 幾不具獲益空間之泰達幣做為唯一之交易標的。況虛擬貨幣 之匯率變動快速,如非即時交易,極可能因匯率變動而使交 易陷入虧損之不利境地,幣商於交易前,均無從擔保可由穩 定之供應源取得較為低價之虛擬貨幣以供販售,是販售虛擬 貨幣交易之個人幣商,通常應有相當數量之虛擬貨幣「庫存 」以供即時轉售或避免價差過大、供應不及之風險。然依被 告所稱用於交易之2個電子錢包(下稱A、B電子錢包)虛擬 貨幣歷史餘額圖可見,A、B電子錢包內於匯入虛擬貨幣後, 幾乎即刻就將所匯入之虛擬貨幣悉數轉出,而長期處於幾乎 無任何虛擬貨幣庫存之狀態(本院訴卷二第59頁),與個人 幣商操作虛擬貨幣交易之常情不符。由A、B電子錢包金流、 交易型態等節綜合觀察,被告所陳之交易情形,在在均與通 常虛擬貨幣之交易常情相悖,堪認被告所陳之「虛擬貨幣交 易」,應屬其用以掩飾非法犯行之包裝手段,而非合法之交 易型態。 三、被告與告訴人所進行之3次交易,應係受詐欺集團指示所為 之虛假交易  ㈠告訴人經「永碩客服」提供C電子錢包,並透過「永碩客服」 提供「小米-官方專業幣商」之好友連結,指示告訴人向被 告即「小米-官方專業幣商」購買虛擬貨幣交易等節,業據 告訴人於警詢中證述明確(偵10792卷第49至54頁、第55至6 0頁)。一般而言,虛擬貨幣電子錢包,須持有該錢包之「 金鑰」之人,方可實際支配、使用錢包內存放之虛擬貨幣, 因金鑰記憶不易,故於虛擬貨幣實務上,往往會將金鑰存放 於特定之隨身碟或不與網路相連之儲存裝置內,或將金鑰轉 化為方便記憶之「助記詞」。然依告訴人所陳,可見其始終 未曾取得C電子錢包之金鑰或相關存放金鑰之實體裝置,亦 未取得可供辨識其錢包金鑰之「助記詞」,顯見告訴人於本 案交易自始至終未能取得C電子錢包之實際支配。復由告訴 人之陳述情節,可見其對於虛擬貨幣之交易幾無認知、不知 泰達幣與法定貨幣間之轉換匯率,亦欠缺交易泰達幣所需之 相關知識,足徵告訴人與被告之「交易」並非正常之交易, 而係詐欺集團用以詐取告訴人財物所為之包裝手段。  ㈡私人間之虛擬貨幣買賣,係由買賣雙方於網路平臺刊登銷售 或買入資訊,待有意交易之他方主動聯繫後以行之,是於通 常之交易型態,應由買賣雙方於網路上隨機媒合而進行交易 ,然依告訴人所陳,係經由「永碩客服」之引介而直接與被 告接洽,顯見被告與「永碩客服」間,應存有相當之合作關 係,如被告確係從事合法交易之人,而偶為詐欺正犯所利用 ,則其與詐欺正犯相關之電子錢包應僅有零星、偶發之往來 ,然由卷附幣流分析資料可見,A、B電子錢包於112年5月29 日至同年6月29日短短1個月內,與C電子錢包共有多達17次 之交易,此有卷附幣流分析報告可參(本院訴卷二第61至62 頁),是被告除與告訴人本案3次交易外,另與同一電子錢 包(C電子錢包)尚有額外14次交易,顯見被告屢與「永碩 客服」提供告訴人之C電子錢包進行交易,足認被告與「永 碩客服」應有高度密切之金流往來,益徵被告與本案詐欺正 犯間,應具有相當高度之信賴關係。  ㈢就本案3次交易之時序觀察,就附表一編號1所示,告訴人先 於112年5月28日至同年6月4日間某日,向被告約定於112年6 月5日10時許購買等值新臺幣(下同)100萬元之泰達幣,被 告之A電子錢包於112年6月4日18時32分許,收受上游錢包匯 入24,311顆泰達幣,告訴人其後與被告於翌(5)日9時44分 許完成交易,共計交易32,051顆泰達幣,並議定泰達幣兌換 新臺幣之匯率為1:31.2;次就附表一編號2所示之交易部分 ,告訴人先於112年6月9日向被告約定於同年月12日10時許 購買等值80萬元之泰達幣,被告之B電子錢包於112年6月11 日22時54分許,收受上游錢包匯入24,205顆泰達幣,告訴人 其後與被告於翌(12)日10時23分許完成交易,共計交易25 ,641顆泰達幣,並議定泰達幣兌換新臺幣之匯率為1:31.2 ;復就附表一編號3所示之交易部分,告訴人先於112年6月1 6日向被告約定於同年月19日10時許購買等值690萬元之泰達 幣,被告之B電子錢包於112年6月19日2時28分許,收受上游 錢包匯入193,884顆泰達幣,告訴人其後與被告於翌(19) 日9時25分許完成交易,共計交易221,153顆泰達幣,並議定 泰達幣兌換新臺幣之匯率為1:31.2,此有告訴人與「小米- 官方專業幣商」之聊天紀錄、被告電子錢包金流來源分析資 料各1份存卷可參(偵10792卷第69至72頁;本院訴卷二第66 至68頁)。  ㈣對照被告自陳與告訴人議定之匯率31.2及本案3次交易日之新 臺幣兌換美金之牌告匯率(與新臺幣兌換泰達幣之匯率相同 ),附表一編號1所示交易日ACE Exchange平臺泰達幣匯率 介於31.2至30.835間、bito pro平臺泰達幣匯率介於30.95 至30.895間、MAICOIN平臺泰達幣匯率介於31.75至31.599間 、編號2所示交易日ACE Exchange平臺泰達幣匯率介於30.94 4至30.823間、bito pro平臺泰達幣匯率介於31至30.96間、 MAICOIN平臺泰達幣匯率介於31.75至31.599間、編號3所示 交易日ACE Exchange平臺泰達幣匯率介於31.042至30.901間 、bito pro平臺泰達幣匯率介於31.05至30.97間、MAICOIN 平臺泰達幣匯率介於31.75至31.595間,有辯護人提出之ACE Exchange平臺、bito pro平臺、MAICOIN平臺泰達幣匯率走 勢圖各1份存卷可參(本院訴卷一第263至279頁),被告銷 售泰達幣予告訴人之匯率,與泰達幣之合理市場價格雖尚屬 相當;惟被告自陳與「麥可哥」購幣之匯率較市場匯率高約 0.1,而售予告訴人之匯率為市場匯率加0.3,經對比上述市 場匯率,被告若以31.2匯率與告訴人交易,加上時間、交通 及事前購幣之成本,可能有不敷成本之虞。況被告自陳其就 本案第3次交易因本金不足,所以先向「麥可哥」調泰達幣 ,待向告訴人收款後,再將調泰達幣之價金匯給「麥可哥」 ,且此次與「麥可哥」調幣之匯率亦高於交易所之匯率等情 (本院訴卷一第119頁、第122至123頁);依被告所述此情, 一旦告訴人於交易日前覓得更低匯率之交易對象,而反悔拒 絕交易,被告旋將面臨高額資金斷鍊及套牢之風險,若被告 無預先掌握告訴人確實會與其進行,難認被告會任令自身曝 於資金斷鍊、套牢之高度風險,足徵被告對告訴人有高度可 能係受他人誘騙而向其購買虛擬貨幣,並不在意被告所約定 之虛擬貨幣匯率,主觀上當應有所認識。  ㈤另依被告供稱:我的虛擬貨幣有些是在交易所購買,有些是 向「麥可哥」購買,我跟「麥可哥」不熟,也不知道「麥可 哥」的真實姓名等語(本院訴卷一第121頁),是依被告所 述,被告與「麥可哥」間有多次虛擬貨幣交易往來,甚至「 麥可哥」願無擔保供被告提前調幣,雙方應具有相當程度之 信賴關係,然被告卻稱其不知悉「麥可哥」之真實身分、姓 名,則依被告此部分所陳,其與該人似不具任何可資信賴彼 此之事實基礎,足見被告所陳情節,已有顯然自相矛盾之情 。再者,依被告上開所述,「麥可哥」於本案附表一編號3 所示交易前,願供毫無擔保地提供高額之虛擬貨幣予被告進 行交易,而任令自身陷於可能遭被告侵吞虛擬貨幣或無法收 回款項之風險,殊難想像不具任何信賴事實基礎之雙方,會 刻意規避較具保障之銀行匯款或第三方交易之方式,而選擇 此等高度風險之交易方式,益徵被告與「麥可哥」間之交易 型態,顯非通常合法之交易形式,而有高度可能係為掩匿非 法犯行之形式外觀。  ㈥由本案詐欺手法觀之,本案詐欺正犯利用虛擬貨幣交易之虛 偽外觀包裝向告訴人詐取財物之目的,即係取得告訴人交付 之現金、避免告訴人察覺異常,詐欺正犯介紹之虛擬貨幣交 易對象、派遣前往收款之人,均攸關能否順利達成上開犯罪 目的,且因遭員警現場查獲或遭告訴人舉報之風險甚高,如 參與虛偽虛擬貨幣交易及收款之人對不法情節毫不知情,非 無可能在發覺上下游疑似從事違法之詐騙工作後,為自保而 拒絕交易或向檢警機關舉發,導致上開犯罪計畫功虧一簣, 若果真如此,本案詐欺正犯即無法取得費心計畫之詐欺所得 ,是以衡諸常情,本案詐欺正犯不可能派遣對其行為可能涉 及犯罪一事毫無所悉者,擔任前往與告訴人交易、收款之重 要工作,或使用不知情者之帳戶、電子錢包。被告於告訴人 與其聯絡之前,與本案詐欺正犯應有密切聯繫,知悉詐欺正 犯之犯罪計畫及自己分工角色,雙方並有相當程度之信賴關 係,方使詐欺正犯確定被告會完全配合,得以安心指派被告 出面與告訴人進行虛偽虛擬貨幣交易,被告亦得以假冒幣商 身分,完成向告訴人3次收款之流程。是被告與本案詐欺正 犯之間,具有犯意聯絡及行為分擔,灼然甚明。 四、本案經檢察官聲請本院送請睿科金融科技有限公司,對本案 交易情節進行鑑定分析,該公司經委由鑑定人蔡孟凌鑑定後 ,鑑定意見略為(本院訴卷二第49至92頁):  ㈠依被告所述,其電子錢包平常就有存貨,惟依其所提供之錢 包歷史餘額圖可見,其A、B錢包水位呈現短期快速進出的尖 塔狀,與一般幣商會保持一定水位的情形較不相符。  ㈡參照前項被告錢包歷史餘額,其交易情形為短期買入賣出, 非長期保持一定水位,較易受匯率影響,應難以同一價格進 行買賣,然被告與告訴人本案3次交易均以1:31.2之匯率計 算,並未隨著市場匯率調整,又被告與告訴人3次面交時, 被告無特殊緣故,卻均未於現場立即清點交易金額,明顯與 一般商業模式銀貨兩訖之慣例有異。  ㈢被告稱錢包有遭盜用危險,故錢包使用時間僅2至3週即更換 錢包,然如此頻繁更換,卻無保存助記詞之習慣,亦選擇向 較無保障且互不相識的私人幣商進行成本較高的交易,而非 經認證之加密貨幣交易平臺購買,且上游幣商願意無償將泰 達幣借予被告進行交易,在彼此無信賴基礎情形下,此交易 模式顯不符常理。  ㈣被告本案於112年5月29日至112年6月29日,分別以A、B錢包 與告訴人所稱之C錢包共交易17次,然參照卷内告訴人僅與 被告交易共3次,可推知被告有與本案被害人外之對象交易 ,惟渠等竟持同一錢包地址。常理而言,電子錢包僅為個人 所使用,幾乎未可見互不認識之人共用之情事,被告在短期 間内與同一錢包進行多筆交易,對象卻各不相同,若為重視 自身交易安全的幣商,未能發現並重視此情形,似乎缺乏合 理性。  ㈤被告2個錢包總計出金對象10個錢包地址,其中有5個在下一 層金流隨即轉入HuionePay2關聯之錢包地址,另有2個錢包 地址曾出金給被告上游幣商「麥可哥」,若就正常幣商而言 ,買賣對象為非特定多數人,則此情形相對罕見。  ㈥在使用波場鏈(TRON)交易時,TRX通常為提供波場鏈錢包啟 用及交易手續費油費(Gasfee)使用,倘若錢包内沒有足額 的TRX可能無法自錢包内轉出任何加密貨幣。於實務上,分 析不同錢包之間的TRX交流,可研判錢包間的關聯繫屬與支 配情形,通常給予TRX的發送錢包,即可能為接收錢包之實 際持有人或上游。經查詢區塊鏈紀錄後可見,被告所持有A 、B錢包皆與其上游幣商「麥可哥」有共同TRX來源,不排除 被告與上游幣商之錢包均為同一人(群)所持用。  ㈦由上開鑑定結果可見,鑑定人依卷內事證所為之分析,核與 本院前開認定結果相符,是被告本案所為之「虛擬貨幣交易 」顯非合法之交易型態,而僅為被告與本案詐欺正犯用以掩 飾詐欺、洗錢犯行之形式包裝,被告客觀上確有與本案詐欺 正犯共同以虛擬交易為幌,由本案詐欺正犯向告訴人施以詐 術後,再由被告收受交易價款,並將之交予本案詐欺正犯而 隱匿、掩飾犯罪所得之去向、所在,應堪認定。被告及辯護 人上開所辯,均無足採為對被告有利之認定。 五、綜上,本件事證明確,被告本案詐欺取財及一般洗錢之犯行 堪以認定,應依法論科。  參、論罪科刑 一、新舊法比較   行為後法律有變更者,適用行為時之法律。但行為後之法律 有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2條 第1項定有明文。查被告行為後,洗錢防制法已於113年7月3 1日修正公布,自113年8月2日起施行,修正前洗錢防制法第 14條規定:「(第1項)有第2條各款所列洗錢行為者,處7年 以下有期徒刑,併科5百萬元以下罰金。(第2項)前項之未遂 犯罰之。(第3項)前2項情形,不得科以超過其特定犯罪所定 最重本刑之刑。」修正後則移列於第19條規定:「(第1項) 有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑 ,併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億 元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科5千萬元以下罰金 。(第2項)前項之未遂犯罰之。」並刪除修正前同法第14條 第3項宣告刑範圍限制之規定。本案被告洗錢之前置不法行 為所涉特定犯罪,為刑法第339條第1項之詐欺取財罪,是以 修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢罪之法定本刑雖為7年以 下有期徒刑,惟其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本 刑有期徒刑5年之限制,應以之列為法律變更有利與否比較 適用之範圍。被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元,且 無任何法定減輕或免除其刑事由,不論依上開修正前、後洗 錢防制法規定,得宣告之最高度刑均為有期徒刑5年,然修 正後之法定最輕本刑從修正前之有期徒刑2月,調高為有期 徒刑6月,並未較有利於被告,依刑法第2條第1項前段規定 ,應適用修正前洗錢防制法第14條第1項予以論科。 二、核被告所為,係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、修正前 洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。被告與本案詐欺正 犯之間,具有犯意聯絡及行為分擔,為共同正犯。  三、公訴意旨雖認被告係基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡,而 與暱稱「陳政益」、「玲玲」、「永碩客服」及其等所屬詐 欺集團不詳成員共同犯罪,涉犯刑法第339條之4第1項第2款 之三人以上共同詐欺取財罪嫌。然本案並無證據證明「陳政 益」、「玲玲」、「永碩客服」事實上各為不同之人、且均 曾與被告有所聯繫,是以本院僅認定被告係與本案詐欺正犯 共同為本案犯行;縱依一般實務經驗,本案詐騙告訴人之犯 行甚有可能係由3人以上之詐欺集團為之,仍乏積極證據足 證被告行為時對於包括自己在內之共犯人數達3人以上已有 所悉或可得知悉,依「罪證有疑,利於被告」之證據法則, 即不得令被告擔負刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財罪責,是以本院就詐欺取財部分,僅認定被告係 犯刑法第339條第1項之普通詐欺取財罪。公訴意旨就詐欺取 財部分,認被告係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪,容有未洽,惟起訴之基本社會事實相同, 復經本院於審理時告知上開罪名及事實供檢察官、被告及辯 護人進行事實及法律辯論,已充分保障被告及辯護人之訴訟 上防禦權,本院自得依刑事訴訟法第300條變更起訴法條。 四、罪數之說明  ㈠被告先後於附表一編號1至3所示時間,佯與告訴人進行虛擬 貨幣交易,前往附表一編號1至3所示地點向告訴人收取現款 ,再將所收取之附表一編號1至3所示之款項轉交予本案詐欺 正犯之詐欺、洗錢行為,均係於密切接近之時間所為,侵害 同一告訴人之財產法益,各行為之獨立性甚為薄弱,依一般 社會通常觀念,難以強行分開,在刑法評價上,應視為數個 舉動之接續施行,合為包括之一行為予以評價,核屬接續犯 ,應論以單一之詐欺取財、洗錢罪即足。  ㈡被告以一行為同時觸犯詐欺取財及一般洗錢罪名,為想像競 合犯,應從一重論以一般洗錢罪。 五、爰審酌詐欺犯罪危害民眾甚鉅,政府亦嚴加查緝並加重刑罰 ,被告竟為賺取不法報酬,答應擔任假幣商,而實際從事為 本案詐欺正犯收取款項之車手工作,使本案詐欺正犯因此得 以遂行犯罪計畫,所為嚴重損害告訴人之財產法益、社會交 易安全及經濟秩序,破壞人際間之信任關係,且製造金流斷 點,造成執法機關不易查緝犯罪,徒增告訴人求償及追索遭 詐騙金額之困難度,所為應予非難;兼衡被告始終否認犯行 ,雖此為被告防禦權之行使,本院不得以此作為加重量刑之 依據,但與其他相類似、已坦承全部犯行之案件相較,自應 納入量刑因素之一部予以通盤考量,且未與告訴人達成調解 或賠償告訴人之損失之犯後態度;酌以被告犯罪參與程度與 造成之法益侵害程度、本案被告之素行,此有被告法院前案 紀錄表1份在卷可參(本院訴卷二第155至157頁);兼衡被告 於本院審理時自述之教育程度、家庭生活、工作及經濟狀況 (本院訴卷二第180至181頁),並參酌檢察官、告訴人、被 告及辯護人就本案表示之量刑意見(本院訴卷二第185頁) 等一切情狀,量處如主文所示之刑,就罰金刑部分併諭知易 服勞役之折算標準,以示懲戒。 六、沒收部分  ㈠犯罪所用之物   另案扣押如附表二編號2、3所示之IPhone8手機1支(IMEI: 000000000000000)、IPhone11手機1支(含SIM卡1張,IMEI :000000000000000),均為被告所有,供被告與告訴人聯 絡、交易時錄影紀錄所用之工具,業據被告供陳明確(本院 訴卷二第174頁),應依刑法第38條第2項規定,宣告沒收。 至扣案如附表二編號1所示IPhone11手機1支(含SIM卡1張, IMEI:000000000000000),雖為被告所有,然非供其本案 犯罪聯絡所用,業據其供述在卷(本院訴卷二第174頁), 且依卷存事證,無證據證明與本案犯行有關,爰不予宣告沒 收。  ㈡犯罪所得   本案尚乏積極證據足以證明被告有因前開犯行獲得報酬或其 他不法利益,故無從依刑法第38條之1第1項前段、第3項規 定宣告沒收或追徵犯罪所得。  ㈢洗錢財物   被告行為後,113年7月31日修正後洗錢防制法第25條第1項 規定:「犯第19條、第20條之罪,洗錢之財物或財產上利益 ,不問屬於犯罪行為人與否,沒收之。」而刑法第2條第2項 規定:「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法 律。」是本案關於沒收洗錢財物部分,應逕行適用裁判時之 法律。查被告向告訴人所收取之贓款分別為100萬、80萬、6 90萬元,即為被告洗錢之財物,本院衡酌被告犯罪情節、參 與分工程度、犯後未賠償告訴人分文等情狀,認對其宣告沒 收上開洗錢財物100萬、80萬、690萬元(合計870萬元), 尚無過苛之虞,否則實不足以杜絕洗錢犯罪及減少犯罪行為 人僥倖心理、無法達到洗錢防制法第25條第1項之修正目的 ,故就被告洗錢之財物合計870萬元,依修正後洗錢防制法 第25條第1項規定宣告沒收,並於全部或一部不能沒收或不 宜執行沒收時,依刑法第38條之1第3項規定追徵其價額。 肆、不另為無罪部分 一、公訴意旨另略以:被告於112年6月5日起,參加由真實姓名 、年籍均不詳、LINE暱稱「陳政益」、「玲玲」、「永碩客 服」等年籍不詳之成年人所組成之詐騙集團,在該詐欺犯罪 組織中負責擔任取款車手之角色,而認被告就本案犯行,另 涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪嫌等 語。 二、犯罪事實應依證據認定之,無證據不得認定犯罪事實,刑事 訴訟法第154條第2項定有明文。又不能證明被告犯罪者,應 諭知無罪之判決,刑事訴訟法第301條第1項前段亦有明文。 刑事訴訟採證據裁判原則,認定事實所憑之證據,須於通常 一般之人均不致有所懷疑,達到確信其為真實之程度者,始 足當之;倘其證明之程度,尚有合理之懷疑存在時,即不能 遽為被告有罪之認定。而檢察官就被告犯罪事實,應負舉證 責任,並指出證明之方法,被告則無自證無罪之義務;倘檢 察官所提出之證據,不足為被告犯罪之積極證明,或其指出 之證明方法,無從說服法院形成被告犯罪之心證,即應為被 告有利之認定,此觀諸刑事訴訟法第154條第2項、第161條 第1項、第301條第1項規定即明(最高法院110年度台上字第 4259號判決意旨參照)。 三、組織犯罪防制條例第2條規定:「本條例所稱犯罪組織,指 三人以上,以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本 刑逾5年有期徒刑之刑之罪,所組成具有持續性或牟利性之 有結構性組織。前項有結構性組織,指非為立即實施犯罪而 隨意組成,不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持 續參與或分工明確為必要。」另該條例第3條第1項後段所稱 「參與犯罪組織」,則係指行為人加入以實施特定犯罪為目 的所組成之有結構性組織,並成為該組織成員而言。且既曰 參與,自須行為人主觀上有成為該組織成員之認識與意欲, 客觀上並有受他人邀約等方式而加入之行為,始足當之。倘 欠缺加入成為組織成員之認識與意欲,僅單純與該組織成員 共同實行犯罪或提供部分助力,則至多祇能依其所參與實行 或提供助力之罪名,論以共同正犯或幫助犯,要無評價為參 與犯罪組織之餘地(最高法院110年度台上字第1670號判決 意旨參照)。 四、公訴意旨認被告涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與 犯罪組織罪嫌,無非係以被告於警詢、偵查之供述、告訴人 於警詢之證述、告訴人提出與「永碩客服」、「玲玲」、「 小米-官方專業幣商」之LINE對話紀錄、內政部警政署反詐 騙諮詢專線紀錄表、雲林縣警察局斗南分局斗南派出所陳報 單、涉詐匯款原因紀錄表、受(處)理案件證明單、受理各 類案件紀錄表各1份等證據資料為主要論據。惟查:  ㈠被告固坦承知悉與告訴人見面收款,主要係為賺取虛擬貨幣 之匯率差額、不知「永碩客服」、「玲玲」為何人,且未曾 與其等聯繫,本案係告訴人主動聯繫,業經其供述歷歷(本 院訴卷二第177至179頁),卷內並無相關證據可認「陳政益 」、「玲玲」、「永碩客服」事實上各為不同之人、且均曾 與被告有所聯繫,業如前述,亦無相關證據可認被告加入共 犯即本案詐欺正犯所屬詐欺集團,如加入該成員所在之通訊 軟體群組,或受邀長期參與犯罪組織之運作與分工等情,可 見被告主觀上認為其與本案詐欺正犯共犯本案之負責範圍, 僅限於附表一各編號收取款項部分,此與加入組織擔任車手 工作,成為組織之一員,依組織之指示,隨機依組織指示收 取、提領被害人被騙款項,並將之交付予組織其他成員,將 組織內他人之行為均視為自己行為,須對組織所為之一切非 法作為,共同負責,尚有不同。  ㈡依上開判決意旨,卷內既無證據證明被告主觀上認知「陳政 益」、「玲玲」、「永碩客服」事實上各為不同之人,及被 告係參與組織,成為組織之一員,實難認被告有參與犯罪組 織之犯意,檢察官所提出之證據不足使本院形成被告確有此 部分犯行之確信,容有合理性懷疑之存在,尚不能證明被告 本案行為構成參與犯罪組織罪,依罪疑唯輕之證據法則,應 為被告有利之認定,自無從遽以該罪相繩,本應對被告為無 罪之諭知;惟因公訴意旨認此部分若成立犯罪,與前開被告 經本院論罪科刑部分,具有裁判上一罪之關係,爰不另為無 罪之諭知。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條,判決 如主文。 本案經檢察官丙○○提起公訴,檢察官羅袖菁、黃晉展到庭執行職 務。 中  華  民  國  114  年  3   月  11   日          刑事第七庭 審判長法 官 陳雅琪                             法 官 鄭媛禎                            法 官 簡伶潔 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備 理由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。                   書記官 金雅芳 中  華  民  國  114  年  3   月  12  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前2項之未遂犯罰之。 修正前洗錢防制法第14條 有第2條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺幣 500萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前2項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表一:被告向告訴人收款之情形 編號 收款時間 收款地點 金額(新臺幣) 1 112年6月5日9時30分至10時間 雲林縣○○鎮○○路0段000號「85度C斗南延平店」 100萬元 2 112年6月12日10時至10時30分間 雲林縣○○鎮○○○路000號「雲林高鐵站」 80萬元 3 112年6月19日10時至10時30分間 雲林縣○○鎮○○○路000號「雲林高鐵站」 690萬元 附表二:扣案物 編號 物品名稱 備註 1 IPhone11手機1支(含SIM卡1張,IMEI:000000000000000) ⒈本案扣押。 ⒉與本案犯行無關。 2 IPhone 8白色手機1支(IMEI:000000000000000) ⒈另案扣押(臺灣桃園地方檢察署112年偵字第32776號案件,現由臺灣桃園地方法院以113年度金訴字第1739號案件審理中,參本院訴卷一第171至176頁,卷二第155至157頁)。 ⒉與本案犯行有關。 3 IPhone 11紅色手機1支(含SIM卡1張,IMEI:000000000000000) ⒈另案扣押(臺灣桃園地方檢察署112年偵字第32776號案件,現由臺灣桃園地方法院以113年度金訴字第1739號案件審理中,參本院訴卷一第171至176頁,卷二第155至157頁)。 ⒉與本案犯行有關。

2025-03-11

ULDM-112-訴-658-20250311-1

港簡
臺灣雲林地方法院

家暴恐嚇危害安全

臺灣雲林地方法院刑事簡易判決 113年度港簡字第4號 聲 請 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 林○彬 上列被告因家暴恐嚇危害安全案件,經檢察官聲請以簡易判決處 刑(112年度偵字第12369號),本院北港簡易庭判決如下:   主   文 林○彬犯恐嚇危害安全罪,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新 臺幣壹仟元折算壹日。   事實及理由 一、本件犯罪事實及證據,除犯罪事實欄第6至7行補充為「使陳 ○英心生畏懼,以此加害生命、身體之事恐嚇陳○英,致生危 害於安全,而對陳○英實施身體及精神上不法侵害」,其餘 均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載(如附件)。 二、按家庭暴力者,謂家庭成員間實施身體或精神上不法侵害之 行為;家庭暴力罪者,謂家庭成員間故意實施家庭暴力行為 而成立其他法律所規定之犯罪,家庭暴力防治法第2條第1款 、第2款分別定有明文。查被告林○彬與告訴人陳○英為○○, 且同住於雲林縣○○鄉之戶籍地(地址詳卷),2人具有家庭 暴力防治法第3條第2款及第3款之家庭成員關係,又被告對 告訴人所為恐嚇犯行,係屬家庭成員間故意實施身體及精神 上之不法侵害行為,為家庭暴力防治法之家庭暴力罪,惟因 家庭暴力防治法對於家庭暴力罪並無科處刑罰之規定,自應 依刑法規定予以論罪科刑。是核被告所為,係犯刑法第305 條之恐嚇危害安全罪。 三、爰審酌被告不思以理性方式解決與告訴人間之紛爭,竟以聲 請意旨所載之方式對告訴人為恐嚇行為,致告訴人心生畏懼 而危害於安全,顯然嚴重欠缺尊重他人之法治觀念,且被告 前已有對告訴人為恐嚇行為而違反保護令罪,經法院判決處 刑之前科,有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐,本案 竟再度對告訴人為恐嚇行為,顯見其未因前案知所警惕,所 為誠值非難;惟念及被告犯後尚知坦承犯行,態度尚可,且 已徵得告訴人之諒解,告訴人並表示:被告有去治療躁鬱症 狀,目前狀況已改善,願意原諒被告,請求對其從輕量刑等 語(偵卷第21至22頁),復考量被告本案之犯罪動機、目的 、手段及犯罪所生之危害,兼衡其自陳○○肄業之教育程度, 從事○○,家庭經濟狀況勉持(見警詢筆錄【受詢問人】欄所 載)等一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之 折算標準。 四、應適用之法律(僅引程序法):   刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項。 五、如不服本判決,得於收受判決書送達後20日內,以書狀敘述 理由(須附繕本),經本庭向本院管轄第二審合議庭提起上 訴。 本案經檢察官顏鸝靚聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  114  年  2   月  24  日          北港簡易庭  法 官  鄭媛禎 以上正本證明與原本無異。                 書記官  王麗智 中  華  民  國  114  年  2   月  26  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第305條 以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人,致生危害 於安全者,處 2 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。 附件: 臺灣雲林地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                      112年度偵字第12369號   被   告 林○彬(年籍詳卷) 上列被告因家庭暴力罪之妨害自由案件,業經偵查終結,認為宜 聲請以簡易判決處刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下 :     犯罪事實 一、林○彬與陳○英為○○,同住於雲林縣○○鄉○○村○○00號,兩人間 具有家庭暴力防治法第3條第2、3款之家庭成員關係。林○彬 於民國112年10月2日14時許,在上址住處,因細故不滿陳○ 英,竟基於恐嚇危害安全之犯意,徒手掐陳○英脖子(未成 傷亦未據告訴),向陳○英恫稱:「如果再說話,就要給妳 死」等語,使陳○英心生畏懼,林○彬以此加害生命、身體之 事恐嚇陳○英,致生危害於安全。嗣經陳○英報警處理,始查 悉上情。 二、案經陳○英訴由雲林縣警察局○○分局報告偵辦。        證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實,業據被告林○彬於警詢、偵訊中坦承不諱, 核與證人即告訴人陳○英於警詢、偵訊中證述情節大致相符 ,並有現場照片在卷可查,足認被告之任意性自白與事實相 符,其犯嫌應堪認定。 二、核被告所為,係犯刑法第305條恐嚇危害安全罪嫌。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。    此 致 臺灣雲林地方法院 中  華  民  國  112  年  12  月  21  日               檢察官 顏 鸝 靚 本件證明與原本無異。 中  華  民  國  112  年  12  月  29  日               書記官 孫 南 玉 參考法條: 中華民國刑法第305條 以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人,致生危害 於安全者,處 2 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。

2025-02-24

ULDM-113-港簡-4-20250224-1

臺灣雲林地方法院

聲請閱卷

臺灣雲林地方法院刑事裁定 113年度聲字第972號 聲 請 人 即 被 告 陳清根 上列聲請人即被告因誣告案件(本院107年度訴字第643號),聲 請閱卷,本院裁定如下:   主 文 聲請駁回。   理 由 一、聲請意旨略以:聲請人即被告陳清根因誣告案件,經本院以 107年度訴字第643號判決在案,爰聲請檢閱該案之偵查卷、 地院卷、高院卷及最高法院卷等全案相關所有卷證等語。 二、刑事被告透過檢閱卷宗及證物之方式,獲得充分資訊以有效 行使其防禦權,乃源自於聽審原則之資訊請求權,係憲法第 16條保障人民訴訟權之一,具體規定見刑事訴訟法第33條, 明文賦予被告得請求付與卷宗及證物之權利,以利其防禦權 及各項訴訟權之行使,並於同條第2項但書針對特別列舉之 事由,規定得由法院就閱卷範圍及方式為合理之限制外,原 則上即應允許。該條規定審判中被告之卷證資訊獲知權,至 於判決確定後,被告得否以聲請再審或聲請提起非常上訴等 理由,向法院聲請獲知卷證資訊,法無明文,致生適用上之 爭議,立法者遂於民國108年12月10日增訂,109年1月8日公 布同法第429條之1第3項:「第33條之規定,於聲請再審之 情形,準用之。」以補充規範之不足。基此,刑事訴訟法第 33條之卷證資訊獲知權不應拘泥於文義,窄化侷限於「審判 中」之被告始得行使,應從寬解釋包括判決確定後之被告, 因訴訟目的之需要,而向判決之原審法院聲請付與卷證影本 ,受理聲請之法院不能逕予否准,仍應審酌個案是否確有訴 訟之正當需求及聲請付與卷證影本之範圍有無刑事訴訟法第 33條第2項但書規定應予限制之情形,而為准駁之決定(最 高法院113年度台抗字第551號裁定意旨參照)。又因此時法 院須依案件事實,個案審酌該確定案件最終之卷證內容,是 否有刑事訴訟法第33條第2項但書所定情形,故上開說明中 所謂「判決確定之原審法院」,應指「最後事實審法院」而 言,始能做出妥適判斷。   三、經查,聲請人因誣告案件,經本院以107年度訴字第643號判 決判處有期徒刑4月,上訴後經臺灣高等法院臺南分院以108 年度上訴字第126號判決上訴駁回,再經最高法院以109年度 台上字第981號判決將原判決撤銷,發回臺灣高等法院臺南 分院後,復經該院以109年度上更一訴字第14號判決將一審 判決撤銷改判無罪,檢察官上訴後,再經最高法院以110年 度台上字第3198號判決上訴駁回而無罪確定等情,有上開各 該判決及臺灣高等法院被告前案紀錄表各1份在卷可憑,依 前揭說明,聲請人於上開案件判決確定後,其聲請閱卷自應 向該案之「最後事實審法院」即臺灣高等法院臺南分院為之 ,從而,聲請人逕向本院聲請,礙難准許,應予駁回。 四、依刑事訴訟法第220條,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  21  日          刑事第七庭 審判長法 官  陳雅琪                               法 官  簡伶潔                               法 官  鄭媛禎 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後10 日內向本院提出抗告狀(須 附繕本)。                   書記官  王麗智   中  華  民  國  114  年  2   月  24  日

2025-02-21

ULDM-113-聲-972-20250221-1

臺灣雲林地方法院

竊佔

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度自字第2號 自 訴 人 潘正裕 被 告 張堃徹 上列被告因竊佔案件,經自訴人提起自訴,本院判決如下:   主 文 本件自訴不受理。   理 由 一、自訴意旨詳如附件「刑事自訴狀」所載。 二、按自訴之提起,應委任律師行之;自訴人未委任代理人,法 院應定期間以裁定命其委任代理人;逾期仍不委任者,應諭 知不受理之判決,刑事訴訟法第319條第2項、第329條第2項 分別定有明文。又上開不受理判決依刑事訴訟法第343條準 用同法第307條規定,得不經言詞辯論為之。 三、經查,自訴人潘正裕提起本件自訴,未委任律師為自訴代理 人,經本院於民國113年12月13日裁定命自訴人應於該裁定 送達後5日內,補正委任律師為自訴代理人,並提出委任狀 ,上開裁定於113年12月20日送達自訴人之住所,因未獲會 晤本人,而寄存送達於高雄市政府警察局旗山分局溝坪派出 所,已生合法送達之效力,此有本院上開裁定及送達證書各 1份附卷可稽,惟自訴人迄未依上開裁定,補正委任律師為 自訴代理人,並已逾前揭裁定命補正之期間,是自訴人提起 本件自訴顯不合法,依上說明,爰不經言詞辯論,逕為不受 理之諭知。 據上論斷,應依刑事訴訟法第329條第2項、第343條、第307條, 判決如主文。 中  華  民  國  114  年  1   月  24  日          刑事第七庭 審判長法 官  陳雅琪                               法 官  簡伶潔                               法 官  鄭媛禎 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後 20 日內向本院提出上訴書狀,並 應敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)。 「切勿逕送上級法院」。                   書記官  王麗智 中  華  民  國  114  年  1   月  24  日

2025-01-24

ULDM-113-自-2-20250124-2

臺灣雲林地方法院

詐欺

臺灣雲林地方法院刑事裁定 113年度訴字第536號 公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 楊長鑫 上列被告因詐欺案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第8113 號),被告於準備程序中為有罪之陳述,本院合議庭裁定由受命 法官獨任行簡式審判程序,因羈押期間將至,經本院訊問被告後 ,裁定如下:   主 文 楊長鑫提出新臺幣貳萬元之保證金後,准予停止羈押,並限制住 居於高雄市○○區○○○路○○巷00號。如未能於民國一一四年一月二 十四日下午四時前具保,則自民國一一四年一月二十九日起延長 羈押貳月。   理 由 一、按羈押被告,審判中不得逾3月。但有繼續羈押之必要者, 得於期間未滿前,經法院依第101條或第101條之1之規定訊 問被告後,以裁定延長之;被告及得為其輔佐人之人或辯護 人,得隨時具保,向法院聲請停止羈押,刑事訴訟法第108 條第1項前段、第110條第1項分別定有明文。又按羈押之必 要性,係由法院就具體個案,依職權衡酌是否有非予羈押顯 難保全證據或難以遂行訴訟程序者為準據。換言之,被告縱 屬犯罪嫌疑重大,且具有法定羈押原因,若依比例原則判斷 並無羈押之必要者,自得為停止羈押之裁定,或改以其他干 預被告權利較為輕微之強制處分,刑事訴訟法第101條之2具 保、責付,第111條第5項限制住居等規定,亦即本此意旨而 設,故有無羈押之必要性,得否具保、責付、限制住居而停 止羈押,均屬事實審法院得自由裁量、判斷之職權(最高法 院96年度台抗字第314號裁定意旨參照)。 二、經查:  ㈠被告楊長鑫因詐欺案件,由檢察官提起公訴,經本院受命法 官訊問後,認被告涉犯加重詐欺未遂、洗錢未遂、行使偽造 私文書、行使偽造特種文書及參與犯罪組織等罪,犯罪嫌疑 重大,並審酌被告前於民國113年8月間已有加入詐騙集團擔 任面交車手,而為警查獲甚至經聲押之紀錄,卻於遭釋放後 之同月即再度加入本案詐騙集團,再次擔任面交車手為詐欺 犯行,犯罪時間及手段具有高度密接性及相似性,且被告自 承係因經濟狀況困難、欠缺生活費,始加入詐騙集團為本案 犯行,再參以一般詐騙集團密集收取詐騙贓款,且甚多重操 舊業之犯罪模式與社會現實,本院認為在被告經濟環境及外 在條件未有明顯改善下,實有高度可能有再為同一犯罪之危 險,確有事實足認其有反覆實施詐欺犯罪之虞;另考量被告 所涉犯之整體犯罪情節非輕,衡酌被告現因法律程序致人身 自由暫時受限制,以及為達成國家刑事司法權之有效行使、 維護社會秩序、確保本案後續審判之順利進行等公共利益之 目的,認被告前揭羈押之原因,尚難以具保、責付、限制住 居或其他對被告人身自由侵害較小之手段替代前述羈押事由 ,而有羈押之必要,爰處分被告自113年10月29日起羈押3月 在案。  ㈡被告於本院準備程序時坦承犯行,經本院合議庭裁定由受命 法官獨任行簡式審判程序,並已於113年12月13日宣判在案 ,惟業經被告提起上訴(經本院以逾期上訴為由,裁定駁回 其上訴,裁定尚未確定)。茲因羈押期間即將屆滿,經訊問 被告後,本院審酌現有卷證資料及全案犯罪情節,認為前揭 羈押原因固然尚存,然考量被告本案遭執行羈押迄今,已有 相當時日,當因此知所警惕,經綜合評估本案案件進行程度 、被告犯行造成之法益侵害大小、涉犯犯罪之惡性程度、保 全刑罰執行之必要性及比例原則等節,認原羈押之必要性已 經降低,倘准由被告提出相當之保證金且限制其住居所,應 足以對其形成相當程度之心理拘束力,可作為羈押之替代手 段,而無羈押之必要,爰准予被告於提出保證金額新臺幣2 萬元後,停止羈押,並限制住居於高雄市○○區○○○路○○巷00 號。然被告如於114年1月24日下午4時前未能提出前開保證 金,則為擔保判決確定後被告能遵期到案執行,認仍有繼續 羈押之必要,應自114年1月29日起延長羈押2月。 三、依刑事訴訟法第108條第1項、第5項、第111條第1項、第5項 、第121條第1項,裁定如主文。   中  華  民  國  114  年  1   月  21  日          刑事第七庭  法 官  鄭媛禎 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後10 日內向本院提出抗告狀(須 附繕本)。                 書記官  王麗智 中  華  民  國  114  年  1   月  21  日

2025-01-21

ULDM-113-訴-536-20250121-4

虎簡
臺灣雲林地方法院

竊盜

臺灣雲林地方法院刑事簡易判決 113年度虎簡字第274號 聲 請 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 蔡林莉珠 上列被告因竊盜案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(113年度 偵字第5532號),本院虎尾簡易庭判決如下:   主   文 蔡林莉珠犯竊盜罪,處拘役貳拾日,如易科罰金,以新臺幣壹仟 元折算壹日。   事實及理由 一、本件犯罪事實及證據,均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之 記載(如附件)。 二、論罪科刑:  ㈠核被告蔡林莉珠所為,係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。   ㈡爰審酌被告不思以正當途徑獲取所需,為圖一己私慾,即漠 視法令規定,恣意竊取他人所有之財物,欠缺對於他人財產 權及法律秩序之尊重,並已造成社會治安及他人財產權相當 程度之危害,所為俱無可取;惟念及被告犯後尚知坦承犯行 ,態度尚可,且本次犯行所竊之物,業經原價賠償予被害人 蔡家豪,被害人亦表示不欲追究被告責任等語(參偵卷第16 、25頁),參以被告於本案之前並無其他前科,素行良好, 有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可按,並考量被告本案 之犯罪動機、目的、手段及所竊取財物價值,兼衡被告自陳 不識字,職業農,家庭經濟狀況勉持(見警詢筆錄【受詢問 人】欄所載)等一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知易 科罰金之折算標準。 三、被告本案竊得被害人所有之「輪切鮭魚」2盤(價值約新臺 幣436元),已按原價賠償給被害人,並給付完畢,業如前 述(偵卷第15、25頁),爰依刑法第38條之1第5項規定,不 予宣告沒收或追徵上開犯罪所得,附此敘明。 四、應適用之法律(僅引程序法):   刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項。 五、如不服本判決,得於收受判決書送達後20日內,以書狀敘述 理由(須附繕本),經本庭向本院管轄第二審合議庭提起上 訴。 本案經檢察官黃立夫聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  113  年  12  月  31  日          虎尾簡易庭  法 官  鄭媛禎 以上正本證明與原本無異。                 書記官  王麗智 中  華  民  國  113  年  12  月  31  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。 附件: 臺灣雲林地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                    113年度偵字第5532號   被   告 蔡林莉珠(年籍詳卷) 上列被告因竊盜案件,業經偵查終結,認宜聲請以簡易判決處刑 ,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、蔡林莉珠意圖為自己不法之所有,基於竊盜之犯意,於民國 113年5月6日17時許,至蔡家豪所任職位於雲林縣○○鄉○○路0 0號之全聯超商內,徒手竊取輪切鮭魚2盤(價值約新臺幣43 6元),得手後離去。嗣經蔡家豪調閱監視器並報警處理後 ,始悉上情。 二、案經雲林縣警察局虎尾分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、證據清單: 編號 證據名稱 待證事實 1 被告蔡林莉珠於警詢時之自白 被告於上開時、地行竊之事實。 2 證人即被害人蔡家豪於警詢時之指訴 全部犯罪事實。 3 監視器錄影畫面翻拍照片及現場照片 被告於上開時、地行竊之事實。 二、核被告所為,係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此 致 臺灣雲林地方法院 中  華  民  國  113  年  10  月  11  日                檢 察 官 黃立夫 本件證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  10  月  17  日                書 記 官 邱麗瑛 所犯法條: 中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。

2024-12-31

ULDM-113-虎簡-274-20241231-1

虎交簡
臺灣雲林地方法院

公共危險

臺灣雲林地方法院刑事簡易判決 113年度虎交簡字第185號 聲 請 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 王宏傑 上列被告因公共危險案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(113 年度速偵字第651號),本院虎尾簡易庭判決如下:   主   文 王宏傑駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五 毫克以上,處有期徒刑肆月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算 壹日。   事實及理由 一、本案犯罪事實、證據,除證據部分增列「公路監理電子閘門 系統證號查詢汽車駕駛人資料1紙」外,其餘均引用檢察官聲 請簡易判決處刑書之記載(如附件)。 二、核被告王宏傑所為,係犯刑法第185條之3第1項第1款之駕駛 動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上罪 。 三、爰審酌被告為具有一般事理能力之人,應知悉酒精成分對人 之意識能力具有不良影響,如於酒醉之狀態駕駛動力交通工 具,對一般往來之公眾及駕駛人自身皆具有高度危險性,而 酒後不能駕駛動力交通工具,業經政府機關廣為宣導,各類 新聞媒體亦報導多年,被告自難諉為不知,竟漠視國家禁令 及用路人之安全,仍在酒後貿然駕車上路,枉顧自身及公眾 往來之交通安全,造成其他用路人生命、財產安全之危險, 所為實不可取;惟念其犯後尚知坦承犯行,態度尚可,並考 量被告為酒駕初犯,本案酒後駕駛之時間、距離,遭查獲測 得吐氣所含酒精濃度達每公升0.96毫克,已超出標準值甚多 等情節,兼衡被告於警詢時自陳大學畢業之教育程度,職業 為農會,勉持之家庭經濟狀況(見警詢筆錄【受詢問人】欄 )等一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折 算標準,以示懲儆。 四、應適用之法律(僅引程序法):   刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項。 五、如不服本判決,得於收受判決書送達後20日內,以書狀敘述 理由(須附繕本),經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起 上訴。 本案經檢察官吳明珊聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  113  年  12  月  31  日          虎尾簡易庭  法 官  鄭媛禎 以上正本證明與原本無異。                 書記官  王麗智 中  華  民  國  113  年  12  月  31  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者,處3年以下有期徒刑, 得併科30萬元以下罰金: 一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度 達百分之零點零五以上。 二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物,致不 能安全駕駛。 三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物 達行政院公告之品項及濃度值以上。 四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類 之物,致不能安全駕駛。 因而致人於死者,處3年以上10年以下有期徒刑,得併科2百萬元 以下罰金;致重傷者,處1年以上7年以下有期徒刑,得併科1百 萬元以下罰金。 曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪,經有罪判決確定或經緩起 訴處分確定,於十年內再犯第1項之罪因而致人於死者,處無期 徒刑或5年以上有期徒刑,得併科3百萬元以下罰金;致重傷者, 處3年以上10年以下有期徒刑,得併科2百萬元以下罰金。 附件: 臺灣雲林地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書    113年度速偵字第651號   被   告 王宏傑(年籍資料詳卷) 上列被告因公共危險案件,業經偵查終結,認為宜以簡易判決處 刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、王宏傑於民國113年10月21日某時許至翌日(即113年10月22 日)1時59分許之前某時,在址設雲林縣○○鎮○○路○段000號 之歌聚院KTV飲用威士忌酒後,仍基於酒後駕駛動力交通工 具之犯意,自上開飲酒處所,駕駛車牌號碼000-0000號自用 小客車行駛於道路。嗣於同年月22日1時59分許,行經雲林 縣虎尾鎮林森路二段與林森路二段222巷口時,因不勝酒力 而將引擎發動中之上開車輛停置在車道中並於車內駕駛座上 睡著,為執勤員警發現王宏傑身上充斥濃厚酒味,顯有飲酒 跡象,遂於22日2時22分許對其施以吐氣酒精濃度測試,測 得其吐氣所含酒精濃度達每公升0.96毫克,而悉上情。 二、案經雲林縣警察局虎尾分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實,業據被告王宏傑於警詢及本署偵訊中坦承不 諱,復有雲林縣警察局虎尾分局虎尾派出所當事人酒精測定 紀錄表、財團法人台灣商品檢測驗證中心呼氣酒精測試器檢 定合格證書、雲林縣警察局舉發違反道路交通管理事件通知 單、公路監理電子閘門系統查詢資料、車輛詳細資料報表、 行車記錄器與密錄器截圖等在卷可稽,足認被告自白與事實 相符,本件事證明確,被告犯嫌應堪認定。 二、核被告所為,係犯刑法第185條之3第1項第1款之公共危險罪 嫌。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此 致 臺灣雲林地方法院 中  華  民  國  113  年  11   月  06  日                檢 察 官 吳 明 珊 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  11  月  13  日                書 記 官 曾意雯 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者,處 3 年以下有期徒刑 ,得併科 30 萬元以下罰金: 一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度   達百分之零點零五以上。 二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物,致不   能安全駕駛。 三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物   達行政院公告之品項及濃度值以上。 四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類   之物,致不能安全駕駛。 因而致人於死者,處 3 年以上 10 年以下有期徒刑,得併科 2 百萬元以下罰金;致重傷者,處 1 年以上 7 年以下有期徒刑, 得併科 1 百萬元以下罰金。 曾犯本條或陸海空軍刑法第 54 條之罪,經有罪判決確定或經緩 起訴處分確定,於十年內再犯第 1 項之罪因而致人於死者,處 無期徒刑或 5 年以上有期徒刑,得併科 3 百萬元以下罰金;致 重傷者,處 3 年以上 10 年以下有期徒刑,得併科 2 百萬元以 下罰金。

2024-12-31

ULDM-113-虎交簡-185-20241231-1

附民
臺灣雲林地方法院

損害賠償

臺灣雲林地方法院刑事附帶民事訴訟裁定       112年度附民字第622號 原 告 鄭萬春 被 告 林興甫 上列被告因違反洗錢防制法案件(112年度金訴字第199號),經 原告提起損害賠償之附帶民事訴訟,因案件繁雜,非經長久時日 ,不能終結其審判,應依刑事訴訟法第504條第1項,將附帶民事 訴訟移送本院民事庭,特此裁定。 中 華 民 國 113 年 12 月 24 日 刑事第七庭 審判長法 官 陳雅琪 法 官 簡伶潔 法 官 鄭媛禎 以上正本證明與原本無異。 本件不得抗告。 書記官 許哲維 中 華 民 國 113 年 12 月 25 日

2024-12-24

ULDM-112-附民-622-20241224-1

虎簡
臺灣雲林地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣雲林地方法院刑事簡易判決 112年度虎簡字第190號 聲 請 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 楊國明 上列被告因違反毒品危害防制條例案件,經檢察官聲請以簡易判 決處刑(112年度毒偵字第846號),本院虎尾簡易庭判決如下:   主   文 楊國明犯施用第二級毒品罪,處有期徒刑肆月,如易科罰金,以 新臺幣壹仟元折算壹日。   事實及理由 一、本件犯罪事實及證據,均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之 記載(如附件)。 二、按觀察、勒戒或強制戒治執行完畢釋放後,3年內再犯施用 第一級或第二級毒品罪者,檢察官應依法追訴,毒品危害防 制條例第23條第2項定有明文。查被告楊國明前因施用毒品 案件,經本院以109年度毒聲字第187號裁定送觀察、勒戒後 ,於民國110年5月13日釋放出所,並由臺灣雲林地方檢察署 檢察官以109年度毒偵字第1238號為不起訴處分確定等情, 有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐,被告於觀察、勒 戒執行完畢後3年內再犯本案施用第二級毒品罪,依上開說 明,應依法追訴處罰,是檢察官就本案犯行聲請簡易判決處 刑,合於毒品危害防制條例第23條第2項之規定,應予敘明 。 三、核被告所為,係犯毒品危害防制條例第10條第2項之施用第 二級毒品罪。被告施用第二級毒品前持有第二級毒品之低度 行為,為施用第二級毒品之高度行為所吸收,不另論罪。 四、累犯之說明:   被告構成累犯之事實及應加重其刑之事項,均應由檢察官主 張並具體指出證明之方法後,經法院踐行調查、辯論程序, 方得作為論以累犯及是否加重其刑之裁判基礎。又法院依簡 易程序逕以簡易判決處刑者,因無檢察官參與,倘檢察官就 被告構成累犯之事實及應加重其刑之事項,未為主張或具體 指出證明方法,受訴法院自得基於前述說明,視個案情節斟 酌取捨(最高法院110年度台上字第5660號判決意旨參照) 。查被告有聲請簡易判決處刑書所載之妨害自由前科,其於 前案執行完畢後5年內再犯本案,構成累犯,固據檢察官提 出刑案資料查註記錄表為證,然檢察官並未於聲請簡易判決 處刑書中依本案被告犯行狀況,指出被告有何應依累犯加重 之具體理由及依據,是本院依前揭判決意旨,僅將被告之前 科紀錄列入刑法第57條第5款「犯罪行為人之品行」之量刑 審酌事由,爰不依累犯規定加重其刑。 五、本案不符合自首之要件:   按刑法第62條所定自首減刑,係以對於未發覺之犯罪,在有 偵查犯罪職權之公務員知悉犯罪事實及犯人之前,向職司犯 罪偵查之公務員坦承犯行,並接受法院之裁判而言。苟職司 犯罪偵查之公務員已知悉犯罪事實及犯罪嫌疑人後,犯罪嫌 疑人始向之坦承犯行者,為自白,而非自首。而所謂發覺, 不以有偵查犯罪之機關或人員確知其人犯罪無誤為必要,僅 須有確切之根據得為合理之可疑者,即對其發生嫌疑時,亦 屬發覺(最高法院94年度台上字第431號、97年度台上字第5 969號判決意旨參照)。查本案係因被告為列管之毒品調驗 人口,其經通知至雲林縣警察局斗南分局新光派出所,接受 警方採集尿液送驗後,檢驗結果呈安非他命、甲基安非他命 陽性反應等情,有欣生生物科技股份有限公司112年2月8日 濫用藥物尿液檢驗報告在卷可稽,是被告於同年6月28日供 述本件施用毒品犯行(見警卷第6至7頁)之前,警方依據上 開尿液檢驗報告,已有客觀根據可合理懷疑被告涉嫌施用第 二級毒品罪嫌,並非僅止於單純主觀上懷疑而已,依上開說 明,被告本件施用第二級毒品行為,業經有偵查權限之員警 發覺,雖被告事後就此部分犯行供認不諱,亦僅屬自白,尚 難認與刑法第62條自首之要件相符,附此敘明。 六、爰審酌被告未能深刻體悟毒品對於自身健康之戕害及社會之 負擔,且前已因施用毒品犯行,經施以觀察、勒戒後,仍未 能戒除毒癮,猶再犯本案施用第二級毒品犯行,顯示其戒除 毒害之意志力不堅,亦無視國家杜絕毒品犯罪之禁令,所為 實不可取;惟念及被告犯後尚知坦承犯行,態度尚可,並考 量其本案之犯罪動機、目的、手段,酌以被告施用毒品之行 為固戕害個人健康至鉅,然就他人權益之侵害尚屬有限等情 ,兼衡被告前有恐嚇得利未遂之前科,素行非佳,有前揭前 案紀錄表在卷可佐,復參酌其自陳高職畢業之教育程度,職 業工,家庭經濟狀況勉持(見警詢筆錄【受詢問人】欄所載 )等一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折 算標準。 七、應適用之法律(僅引程序法):   刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項。 八、如不服本判決,得於收受判決書送達後20日內,以書狀敘述 理由(須附繕本),經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起 上訴。 本案經檢察官李鵬程聲請以簡易判決處刑。   中  華  民  國  113  年  10  月  30  日          虎尾簡易庭  法 官  鄭媛禎 以上正本證明與原本無異。                 書記官  王麗智 中  華  民  國  113  年  11  月  4   日           附錄本案論罪科刑法條全文:   毒品危害防制條例第10條 施用第一級毒品者,處6月以上5年以下有期徒刑。 施用第二級毒品者,處3年以下有期徒刑。 附件: 臺灣雲林地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                    112年度毒偵字第846號   被   告 楊國明(年籍詳卷) 上列被告因違反毒品危害防制條例案件,業經偵查終結,認為宜 聲請以簡易判決處刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下 :      犯罪事實 一、楊國明前因妨害自由案件,經臺灣雲林地方法院以105年度 訴字第334號判決判處有期徒刑5月、5月,應執行有期徒刑8 月確定,於民國107年1月29日易科罰金執行完畢。又因施用 毒品案件,經依同法院以109年度毒聲字第187號裁定送觀察 、勒戒後,認無繼續施用毒品之傾向,於110年5月13日執行 完畢釋放出所,並由本署檢察官以109年度毒偵字第1238號 為不起訴處分確定。 二、詎其猶不知悔改,於上開觀察、勒戒執行完畢釋放後3年內 ,基於施用第二級毒品之犯意,於112年1月14日下午5時許 ,在雲林縣斗南鎮某處麥當勞前方皇家大樓7樓內,以將第 二級毒品甲基安非他命置入玻璃球內燒烤吸食所生煙霧之方 式,施用第二級毒品甲基安非他命1次。嗣因其為毒品列管 人口,於112年1月18日上午8時15分許為警採集尿液送驗, 結果呈安非他命、甲基安非他命陽性反應,始悉上情。 三、案經雲林縣警察局西螺分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實,業據被告楊國明於警詢及偵查中坦承不諱, 且被告為警所採集之尿液,檢驗結果呈安非他命、甲基安非 他命陽性反應,有應受尿液採驗人尿液檢體採集送驗紀錄表 及欣生生物科技股份有限公司濫用藥物尿液檢驗報告(原樣 編號:Z000000000000號)各1份在卷足稽,足認被告之自白 與事實相符,其犯嫌堪以認定。 二、核被告所為,係犯毒品危害防制條例第10條第2項之施用第 二級毒品罪嫌。又被告前有如犯罪事實欄所載論罪科刑及執 行情形,有本署刑案資料查註紀錄表附卷可稽,其於有期徒 刑執行完畢後,5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪, 構成累犯,惟仍請參照司法院大法官釋字第775號解釋意旨 ,審酌是否依刑法第47條第1項之規定加重其刑。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此  致 臺灣雲林地方法院 中  華  民  國  112  年  8   月  7   日                檢 察 官 李 鵬 程 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  112  年  8   月  17  日                書 記 官 李 雅 雯 附錄本案所犯法條全文 毒品危害防制條例第10條 施用第一級毒品者,處 6 月以上 5 年以下有期徒刑。 施用第二級毒品者,處 3 年以下有期徒刑。

2024-10-30

ULDM-112-虎簡-190-20241030-1

交易
臺灣雲林地方法院

過失傷害

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度交易字第482號 公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 葉承融 被 告 吳蔡錦麗 上列被告因過失傷害案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第2 28號),本院判決如下:   主 文 本件均公訴不受理。   理 由 一、公訴意旨略以:被告即告訴人(下稱被告)吳蔡錦麗於民國 112年5月6日17時39分許,無照且未戴安全帽騎乘車牌號碼0 00-000號普通重型機車,沿雲林縣土庫鎮雲101鄉道由北往 南方向行駛,至雲林縣土庫鎮雲101鄉道崙內85電桿前,左 迴轉時,本應注意行經劃有分向限制線路段,不得迴車,而 依當時並無不能注意之情事,竟疏未注意及此,貿然左迴車 ,適被告即告訴人(下稱被告)葉承融騎乘車牌號碼000-00 00號普通重型機車沿同向後方駛至,未注意行車速度應依標 誌或標線之規定行駛,且行經劃有分向限制線路段,不得駛 入來車道,亦疏未注意及此,貿然超速行駛且跨越分向限制 線至來車道,2車因而發生碰撞,均人車倒地,致被告吳蔡 錦麗受有左側尺骨骨折、左手第5掌骨骨折、外傷性左肺挫 傷血胸、左側3至5肋骨骨折、左肩胛骨折、骨盆骨折、外傷 性橫隔膜破裂、脾臟破裂、左恥骨骨折、左肺塌陷呼吸衰竭 等傷害,被告葉承融則受有左側鎖骨粉碎性骨折、右側遠端 橈骨粉碎性骨折、四肢多處擦挫傷等傷害。因認被告吳蔡錦 麗涉犯道路交通管理處罰條例第86條第1項、刑法第284條前 段之無照駕駛駕車過失傷害罪嫌,被告葉承融涉犯刑法第28 4條前段之過失傷害罪嫌等語。 二、按告訴乃論之罪,告訴人於第一審辯論終結前,得撤回其告 訴;又告訴經撤回者,法院應諭知不受理之判決,刑事訴訟 法第238條第1項、第303條第3款分別定有明文。 三、經查,本件經檢察官提起公訴,認被告吳蔡錦麗涉犯道路交 通管理處罰條例第86條第1項、刑法第284條前段之無照駕駛 駕車過失傷害罪嫌,被告葉承融涉犯刑法第284條前段之過 失傷害罪嫌,依刑法第287條前段之規定,均屬告訴乃論之 罪,茲因被告2人達成調解,並相互具狀撤回告訴,有本院1 13年度司刑移調字第592號調解筆錄及刑事撤回告訴狀2份在 卷可稽(本院卷第31至38頁),依前開規定,爰不經言詞辯 論,均諭知不受理之判決。 四、據上論斷,應依刑事訴訟法第303條第3款、第307條,判決 如主文。 中  華  民  國  113  年  10  月  30  日          刑事第七庭 審判長法 官  陳雅琪                               法 官  黃震岳                               法 官  鄭媛禎 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後 20 日內向本院提出上訴書狀,並 應敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)。 「切勿逕送上級法院」。 告訴人或被害人不服本判決,應具備理由請求檢察官上訴,及上 訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。「切勿逕送 上級法院」。                   書記官  王麗智   中  華  民  國  113  年  10  月  30  日

2024-10-30

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