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簡上
臺灣臺中地方法院

妨害電腦使用罪

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度簡上字第425號 上 訴 人 即 被 告 潘彥宸 上列上訴人即被告因妨害電腦使用罪案件,不服本院中華民國11 3年7月16日113年度中簡字第1654號第一審簡易判決(聲請簡易 判決處刑案號:113年度偵字第 29003號),提起上訴,本院管 轄之第二審合議庭判決如下:   主  文 上訴駁回。 潘彥宸緩刑伍年,並應依附件二所示調解筆錄履行給付義務。   犯罪事實及理由 一、本案審判範圍:   對於簡易判決有不服者,得上訴於管轄之第二審地方法院合 議庭;第1項之上訴,準用第3編第1章及第2章除第361條外 之規定;上訴得對於判決之一部為之。對於判決之一部上訴 者,其有關係之部分,視為亦已上訴。但有關係之部分為無 罪、免訴或不受理者,不在此限。上訴得明示僅就判決之刑 、沒收或保安處分一部為之,刑事訴訟法第455條之1第1項 、第3項、第348條規定分別定有明文。參諸刑事訴訟法第34 8條第3項規定立法理由,宣告刑、數罪併罰所定之應執行刑 、沒收,倘若符合該條項的規定,已得不隨同其犯罪事實, 而單獨成為上訴之標的,且於上訴人明示僅就刑上訴時,第 二審法院即不再就原審法院所認定之犯罪事實為審查,而應 以原審法院所認定之犯罪事實,作為論認原審宣告刑、執行 刑及沒收妥適與否的判斷基礎。查,上訴人即被告(下稱被 告)潘彥宸於本院審理時表明僅就原審量刑部分上訴等語( 見本院簡上字卷第65頁),依前述說明,本院審理範圍僅限 於原判決所處之刑部分,被告其餘未表明上訴部分,不在上 訴範圍。至於本案之犯罪事實、認定犯罪事實所憑之證據及 理由、論斷罪名、沒收,詳如第一審簡易判決書之記載(如 附件一)。 二、被告上訴意旨略以:被告係利用告訴人網銀國際股份有限公 司(下稱網銀國際公司)之遊戲程式漏洞,取得遊戲「星幣 」,並非積極以攻擊性外掛程式入侵遊戲伺服器,犯罪手段 惡性非重;又「星幣」並非如法定貨幣有固定數量,被告縱 有得利,告訴人也未必受有損失;且被告無前科,應無重罰 之必要,被告已與告訴人成立調解,且均按期履行賠償,請 求給予緩刑等語。 三、駁回上訴之理由:  ㈠按量刑之輕重,係事實審法院得依職權自由裁量之事項,茍 已斟酌刑法第57條各款所列情狀而未逾越法定刑度,則不得 遽指為違法;又刑罰之量定屬法院自由裁量之職權行使,但 仍應審酌刑法第57條所列各款事由及一切情狀,為酌量輕重 之標準,並非漫無限制,在同一犯罪事實與情節,如別無其 他加重或減輕之原因,下級法院量定之刑,亦無過重或失輕 之不當情形,則上級法院對於下級法院之職權行使,原則上 應予尊重(最高法院72年度台上字第6696號判決、85年度台 上字第2446號判決意旨參照)。  ㈡原審審理結果,認定被告罪證明確,並審酌被告利用「星城O nline」遊戲程式漏洞,而以不正方法將不正指令輸入電腦 相關設備,進而分別製作取得如簡易判決處刑書附件所示遊 戲「星幣」之電磁紀錄,造成告訴人之財產損失,另考量被 告坦承犯行之犯後態度,兼衡其教育程度為高職肄業、沒有 工作之智識程度及家庭生活狀況等一切情狀,量處有期徒刑 6月,併科罰金新臺幣(下同)3萬元,罰金如易服勞役,以 1仟元折算1日。經核原審就量刑部分,已注意依刑法第57條 之規定詳為審酌並敘明量刑理由,且未逾越法定刑度,復未 濫用自由裁量之權限,亦無輕重失衡之情形,難認原審判決 量刑有何違法或不當之情事,本院當予尊重。又被告於上訴 後之113年9月9日與告訴人成立調解,願以分期給付之方式 賠償告訴人58萬元等情,有本院調解筆錄1份在卷可查(即 附件二),原審雖未及審酌上情,然被告是否與告訴人調解 成立,雖可為量刑參考,惟並非刑之減輕事由,且本院綜合 斟酌刑法第57條各款所列情狀,仍認此尚不足以動搖原判決 之量刑結果,是自無據以撤銷之必要。是以,被告猶執前詞 提起上訴,為無理由,應予駁回。 四、末查,被告於106年間因不能安全駕駛致交通危險案件,經 臺灣臺南地方法院以106年度交簡字第1954號判決判處有期 徒刑2月確定,並於106年6月30日易科罰金執行完畢,5年以 內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上之宣告等情,有臺灣高等 法院被告前案紀錄表1份在卷足憑(見本院簡上字卷第19頁 ),本院審酌被告因一時失慮,致罹刑章,然犯後坦承犯罪 ,並已與告訴人成立調解,賠償其所受損害(詳如前述), 告訴代理人亦於本院審理時表示同意法院給予被告緩刑機會 改過自新等語(見本院簡上字卷第72頁),足認被告已知悔 悟,其經此次偵審程序及刑之宣告後,當知所警惕,因認對 其宣告之刑以暫不執行為適當,併參酌被告分期賠償告訴人 之履行期間,依刑法第74條第1項第2款規定,宣告如主文第 2項所示之緩刑,以啟自新。又刑法第74條第2項第3款規定 ,緩刑宣告者,得斟酌情形,命犯罪行為人向被害人支付相 當數額之財產或非財產上之損害賠償。被告與告訴人已於本 院成立調解,有附件二所示之調解筆錄1份在卷可按,故本 院斟酌告訴人權益,為確保被告於緩刑期間按該調解筆錄內 容履行給付義務,使告訴人獲得賠償之滿足,爰依前揭規定 ,命被告應於緩刑期間依附件二所示之調解程序筆錄履行給 付義務,向告訴人支付損害賠償。倘被告未遵守本院所定之 緩刑期間負擔而情節重大者,檢察官得依刑事訴訟法第476 條及刑法第75條之1第1項第4款之規定,聲請撤銷本案緩刑 之宣告,併此敘明。   據上論斷,應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第368條 、第373條,判決如主文。 本案經檢察官謝孟芳聲請簡易判決處刑,檢察官劉世豪到庭執行 職務。 中  華  民  國  114  年  1   月  22  日          刑事第十二庭 審判長法 官 吳孟潔                    法 官 方星淵                    法 官 江文玉 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                    書記官 陳俐雅   中  華  民  國  114  年  1   月  22  日 附件一: 臺灣臺中地方法院113年度中簡字第1654號刑事簡易判決1份。 附件二: 臺灣臺中地方法院113年度中司移調字第471號調解筆錄1份。

2025-01-22

TCDM-113-簡上-425-20250122-1

家聲
臺灣新北地方法院

交付法庭錄音光碟

臺灣新北地方法院民事裁定 114年度家聲字第1號 聲 請 人 甲○○ 上列聲請人聲請交付法庭錄音光碟事件,本院裁定如下:   主  文 聲請人於繳納費用後,准予交付本院111年度家財訴字第11號請 求夫妻剩餘財產分配事件,中華民國112年1月4日、112年2月22 日及112年5月17日筆錄之法庭錄音光碟。 聲請人就第一項所示數位錄音光碟內容,不得散布、公開播送, 或為非正當目的使用。 聲請程序費用由聲請人負擔。   理  由 一、按當事人及依法得聲請閱覽卷宗之人,因主張或維護其法律 上利益,得於開庭翌日起至裁判確定後6個月內,繳納費用 聲請法院許可交付法庭錄音或錄影內容,法院組織法第90條 之1第1項前段定有明文。   又當事人及依法得聲請閱覽卷宗之人,因主張或維護其法律 上利益,聲請交付法庭錄音或錄影內容時,應敘明理由,由 法院為許可與否之裁定;前項聲請經法院裁定許可者,每張 光碟應繳納費用新臺幣(下同)50元。持有法庭錄音內容之 人,就取得之錄音內容,不得散布、公開播送,或為非正當 目的使用,為法庭錄音錄影及其利用保存辦法第8條第1項、 第2項及法院組織法第90條之4第1項定有明文。   又所謂「法律上利益」係指核對更正筆錄、他案訴訟所需、 或認法院指揮訴訟方式對其訴訟權益有影響之虞,欲用以保 障其法律上利益等,有上開條文之立法理由可參。 二、聲請意旨略以:兩造就本院民國111年度家財訴字第11號請 求夫妻剩餘財產分配事件,因相對人乙○○於書狀及法庭上稱 聲請人藉由「聲請人的電子郵件信箱」知悉聲請人銀行、保 險之財產,惟相對人又稱該信箱屬相對人所有,而向聲請人 提起妨害電腦使用罪之刑事訴訟,嗣相對人刪除該信箱之聲 請人原有登錄密碼及電子郵件等電磁紀錄(臺灣新北地方檢 察署113年度偵字第57418號)。兩造之兒子丙○○於111年2至 4月返回聲請人之工作場所探視聲請人後,丙○○自承未經聲 請人允許即拿走70萬元至相對人住所,並將這筆錢拿去付貸 款及國中學費,相對人在法庭上承認持有該筆款項,上面有 聲請人指紋,可提出作為訴訟證據,相對人亦於法庭稱聲請 人之工作所得與家事訴訟無關。聲請人為他案訴訟所需,維 護法律利益,爰聲請交付本院於112年1月4日、112年2月22 日及112年5月17日之法庭錄音光碟等語。 三、查,聲請人係本院111年度家財訴字第11號請求夫妻剩餘財 產分配事件之當事人,為依法得聲請閱覽卷宗之人,堪認聲 請人屬有權聲請交付錄音光碟之人,聲請人已敘明其聲請交 付法庭錄音以維護法律利益之理由,揆諸首揭規定,聲請人 聲請交付本院上開期日之法庭錄音光碟,核無不合,爰予准 許。惟聲請人依法就取得之法庭數位錄音光碟內容,不得散 布、公開播送,或為非正當目的使用,併特予裁示以促其注 意遵守。 四、爰裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  1   月  21  日           家事法庭   法 官 黃惠瑛 以上正本係照原本作成。 如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀,並繳納抗告 費新臺幣1,500元。 中  華  民  國  114  年  1   月  21  日                 書記官 陳建新

2025-01-21

PCDV-114-家聲-1-20250121-1

聲自
臺灣新竹地方法院

聲請准許提起自訴

臺灣新竹地方法院刑事裁定 113年度聲自字第43號 聲 請 人 陳奕嘉 代 理 人 楊恭瑋律師 被 告 陳亭妏 上列聲請人因告訴被告妨害電腦使用等案件,不服臺灣高等檢察 署智慧財產檢察分署檢察長於民國113年9月11日以113年度上聲 議字第397號駁回再議之處分(原不起訴處分案號:臺灣新竹地 方檢察署113年度偵字第11276號),聲請准許提起自訴,本院裁 定如下:   主 文 聲請駁回。   理 由 一、程序事項之說明:   按聲請人不服上級法院檢察署檢察長或檢察總長認再議為無 理由而駁回之處分者,得於接受處分書後10日內委任律師提 出理由狀,向該管第一審法院聲請准許提起自訴;法院認為 准許提起自訴之聲請不合法或無理由者,應駁回之,刑事訴 訟法第258條之1第1項、第258條之3第2項前段,分別定有明 文。查本件聲請人即告訴人陳奕嘉以被告陳亭妏涉犯妨害電 腦使用等罪嫌,向臺灣新竹地方檢察署(下稱新竹地檢署) 檢察官提出告訴,經新竹地檢署檢察官為不起訴處分(113 年度偵字第11276號,下稱原不起訴處分),聲請人不服, 聲請再議,經臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署(下稱高檢 署智財分署)檢察長以再議為無理由而駁回再議處分(113 年度上聲議字第397號,下稱原再議駁回處分),該處分書 於民國113年9月16日送達於聲請人,經聲請人委任律師為代 理人,於法定期間即113年9月25日具狀向本院聲請准許提起 自訴等情,業據本院依職權調取上開案卷核閱屬實,是本件 聲請程序為合法,先予敘明。 二、告訴意旨略以:   被告係址設新竹市○區○○街00號之國立陽明交通大學分子醫 學與生物工程研究所(下稱陽明交通大學分醫所)副教授, 告訴人先前為其指導之研究生。詎被告竟有以下行為:   ㈠竟基於違反著作權法之犯意,於112年3月間,於未經告訴人 同意或授權的情況下,擅自將告訴人所繪製,標題如附表一 所示之圖片(下合稱本案圖片),重製於112年3月3日國家 科學及技術委員會(下稱國科會)補助專題「探討與開發人 類母乳寡糖與微生物相對母嬰健康與早期嬰兒神經發展影響 之研究」研究計畫(下稱本案研究計畫)之報告內,而侵害 告訴人就本案圖片之著作財產權。  ㈡另基於無故刪除他人電腦及其相關設備電磁紀錄之犯意,於1 12年5月間,先刪除告訴人用以登入陽明交通大學分醫所實 驗室(下稱本案實驗室)伺服器之帳號;再接續以格式化之 方式,刪除告訴人所使用而置於本案實驗室內之電腦電磁紀 錄。  ㈢因認被告就上述事實㈠,係涉犯著作權法第91條第1項之非法 重製罪嫌;就上述事實㈡,係涉犯刑法第359條之無故刪除他 人電腦及其相關設備電磁紀錄罪嫌等語。 三、聲請意旨略以:  ㈠告訴人於112年4月8日,接獲被告通知將關閉其本案實驗室伺 服器帳號,而112年4月21日為本案研究計畫之截止時間,兩 者時間點過於接近而未免巧合。因此,告訴人固然係於112 年4月8日起疑自己恐有著作權遭被告侵害;然而,此並不代 表告訴人當時已發現被告將本案圖片非法重製於本案研究計 畫報告內。  ㈡再者,被告於112年5月間,刪除告訴人之本案實驗室伺服器 帳號,同時格式化告訴人本案實驗室內之電腦電磁紀錄。因 此,告訴人於此時更加懷疑自己著作權遭被告侵害,從而於 112年12月8日對被告提出違反著作權法、妨害電腦使用等告 訴;惟提告當時,告訴人仍未確實發現被告之犯罪事實與證 據,參照最高法院28年上字第919號判決先例意旨(聲請意 旨誤載為26年上字第919號,應予更正),告訴期間應該仍 未起算。  ㈢申言之,告訴人乃於113年4月10日偵查中,經檢察事務官提 示本案圖片以及本案研究計畫報告,才確實發現及確認被告 有非法重製本案圖片之舉,進而當庭確認提起告訴之內容。 準此,告訴人遲至113年4月10日始知悉被告之犯罪行為,告 訴期間於此才行起算;是告訴人提告被告違反著作權法部分 ,自無逾越告訴期間,原再議處分認告訴期間至遲於112年5 月間即應起算,認事用法容有違誤。  ㈣又告訴人表示其餘聲請准許提起自訴理由,待閱卷後另行補 陳。惟自告訴人113年9月25日聲請准許提起本件自訴以來, 已近4個月,本院遲遲未見告訴人之代理人依刑事訴訟法第2 58條之1第3項聲請檢閱偵查卷宗。  ㈤綜合上情,告訴人認原不起訴處分及再議駁回處分有所不當 ,請求准予提起自訴等語。 四、按刑事訴訟法之「聲請准許提起自訴」制度,其目的無非係 對於檢察官起訴裁量有所制衡,除貫徹檢察機關內部檢察一 體之原則所含有之內部監督機制外,另宜有檢察機關以外之 監督機制,由法院保有最終審查權而介入審查,提供告訴人 多一層救濟途徑,以促使檢察官對於不起訴處分為最慎重之 篩選,審慎運用其不起訴裁量權。是法院僅係就檢察機關之 處分是否合法、適當予以審究。且法院裁定准許提起自訴, 雖如同自訴人提起自訴使案件進入審判程序,然聲請准許提 起自訴制度既係在監督是否存有檢察官本應提起公訴之案件 ,反擇為不起訴處分或緩起訴處分之情,是法院裁定准許提 起自訴之前提,仍必須以偵查卷內所存證據已符合刑事訴訟 法第251條第1項規定「足認被告有犯罪嫌疑」檢察官應提起 公訴之情形,亦即該案件已經跨越起訴門檻,並審酌聲請人 所指摘不利被告之事證是否未經檢察機關詳為調查或斟酌, 或不起訴處分書所載理由有無違背經驗法則、論理法則及證 據法則,決定應否裁定准許提起自訴。又刑事訴訟法第258 條之3第4項雖規定法院審查是否准許提起自訴案件時「得為 必要之調查」,揆諸前開說明,裁定准許提起自訴制度仍屬 「對於檢察官不起訴或緩起訴處分之外部監督機制」,調查 證據之範圍,自應以偵查中曾顯現之證據為限,不可就告訴 人所新提出之證據再為調查,亦不可蒐集偵查卷以外之證據 ,應依偵查卷內所存證據判斷是否已符合刑事訴訟法第251 條第1項規定「足認被告有犯罪嫌疑」,否則將使法院身兼 檢察官之角色,而有回復糾問制度之疑慮,已與本次修法所 闡明之立法精神不符,違背刑事訴訟制度最核心之控訴原則 。 五、聲請人關於本件聲請准予提起自訴範圍之原不起訴處分、原 駁回再議處分意旨略以:  ㈠原不起訴處分略以:  ⒈違反著作權法之部分:   告訴人於偵查中自陳本案圖片為其參與本案研究計畫所繪製 等語,因此告訴人若未參與被告主持之本案研究計畫,應無 從接觸原始數據並受被告指示繪製本案圖片;另一方面,被 告亦確有以本案研究計畫之經費,定期支付告訴人研究助理 費。在此情況下,參照國科會對研究人員學術倫理規範第1 條、第6條第4項之規定,被告亦為本案圖片之共同作者,自 得予以援用並提出於本案研究計畫報告,而無所謂非法重製 可言。  ⒉妨害電腦使用之部分:   ⑴刪除本案實驗室伺服器帳號之部分:    被告係本案實驗室伺服器帳號之管理人,則其基於管理人 之身分刪除告訴人之帳號,是否屬於刪除「他人」電磁紀 錄,已有疑義。況且,被告表明終止與告訴人間之指導關 係後,告訴人即離開本案實驗室,嗣後更因未繳註冊費而 遭陽明交通大學分醫所退學;則在此情形下,亦難認被告 刪除告訴人上揭帳號乃出於「無故」之舉。   ⑵格式化本案實驗室電腦內電磁紀錄之部分:    此部分除告訴人指訴外,並無其他客觀補強證據可資認定 屬實。並且,被告曾於112年4月21日寄發電子郵件,請告 訴人擇期返回本案實驗室取回電腦內之檔案,可見被告主 觀上亦無刪除告訴人所使用之電腦內電磁紀錄之動機與犯 意。  ㈡原再議駁回處分略以:   依告訴意旨、告訴人所提出之通訊軟體對話紀錄,可認告訴 人最遲於112年5月31日,發現自己本案實驗室伺服器帳號與 電腦內電磁紀錄均遭刪除時,即已知悉被告涉嫌違反著作權 法與妨害電腦使用罪嫌(均為告訴乃論之罪)。然告訴人卻 遲至112年12月8日始提出「刑事告訴暨刑事請求保全證據狀 」予新竹地檢署而提出告訴,顯已超過6個月之告訴期間, 其告訴自非合法,依刑事訴訟法第252條第5款規定,自應為 被告不起訴之處分。 六、本院得心證之理由:  ㈠本案告訴人主張被告所涉之罪名,分別為著作權法第91條第1 項之非法重製罪,以及刑法第359條之無故刪除他人電腦或 相關設備電磁紀錄罪,依著作權法第100條前段、刑法第363 條規定,均須告訴乃論。是本件告訴人聲請准許提起自訴, 本院首要審究者即係:告訴人之告訴是否逾越告訴期間?如 為否定(即告訴合法),本院始有進一步深究原不起訴處分 書所載之實體理由有無違誤;反之,如為否定(即告訴不合 法),則本院自無庸繼續就後續實體爭點為論斷,合先敘明 。  ㈡按告訴乃論之罪,應於自知悉犯人之時起,於6個月內為之, 此乃刑事訴訟法第237條第1項所明文。而該條規定所稱「知 悉」,最高法院26年上字第919號判決先例認為係指:確知 犯人之犯罪行為而言,如初意疑其有此犯行,而未得確實證 據,及發見確實證據,始行告訴,則不得以告訴人前此之遲 疑,未經申告,遂謂告訴為逾越法定期間。上述判決先例並 未進一步區分何等情形可謂「確知犯人之犯罪行為」,何等 情形又單純僅屬於「疑其有此犯行,而未得確實證據」,對 此本院認為:  ⒈上開判決先例所稱「確知犯人之犯罪行為」,自不應等同於 「達到有罪確信程度」;因此所謂「疑其有此犯行,而未得 確實證據」,自然也不會是指「尚未蒐集足以達該犯人有罪 確信程度之證據」(臺灣高等法院92年度上易字第3355號、 111年度上易字第1353號判決意旨均同此見解)。否則,無 異於將「告訴人特定犯人之義務」與「法院裁判時認定事實 之基準」兩相混淆,同時也是將告訴人提出告訴之門檻,提 高到極不合理之程度,甚至高到超越檢察官提起公訴的門檻 。申言之,如果在告訴乃論之罪中,一律要求告訴人必須提 出能使法院獲得有罪確信程度的證據,始謂其告訴生效,那 檢察官基於偵查職責而為國家賦予的各項權限,或恐淪為具 文而無必要存在(也就是會變成:檢察官等著告訴人蒐集好 證據直接起訴給法院判決有罪就好了,何須發動偵查)。  ⒉基於上述理解,所謂「確知犯人之犯罪行為」而起算告訴期 間,應當係指「告訴人依照其所現有接觸之各項直接、間接 事證,主觀上認為某人存在某行為,而該行為與刑事實體法 所定之犯罪構成要件該當」;至於該行為具體是發生在何時 、何地,具體犯罪手段為何、情節嚴重情形為何,以及所造 成之損害是否業已終局確認、損害範圍與程度為何等情,均 非決定性判準,只要能夠特定該行為事實,並與其他行為事 實相區別,從而不致使偵查機關混淆即足。具體舉例來說: 在過失傷害案件中,檢警不會強求告訴人提告當下必須立即 確認自己具體到底受到哪些傷勢、病名為何(畢竟很有可能 做完警詢筆錄後才去醫院檢查),只需要確認告訴人認為被 告究竟有何行為而使自己身體因此有傷;在財產犯罪案件中 (比如親屬間竊盜),檢警不會強求告訴人提告當下就必須 終局確定到底有哪些財產遭竊(畢竟重新檢視過程中,可能 一再一再發現不同物品被竊,或者最初以為被竊的物品,實 際上沒有被竊走),毋寧只需要告訴人主觀上查覺到「有東 西遭被告竊取而不見」,檢警就會受理報案而認為已合法提 出告訴。  ⒊依著作權法第3條第1項第5款規定,所謂「重製」乃指:以印 刷、複印、錄音、錄影、攝影、筆錄或其他方法直接、間接 、永久或暫時之重複製作;而同法第91條第1項之非法重製 罪構成要件則為:擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權 。兩相對照,可知著作權法上之非法重製罪,其構成要件重 點在於被告有重製行為,而告訴人有著作財產權遭侵害,此 與竊盜罪之構成要件重點在於被告有竊取行為,而告訴人有 動產損失,邏輯架構與本質上實有相同之處。因次,秉持同 一法理,只需要告訴人主觀上意識到「有自己的著作財產遭 被告重製」,即應認定告訴人已達到前揭判決先例所稱「確 知犯人之犯罪行為」的程度,進而起算告訴期間;至於被告 具體重製之行為手法為何、非法重製的標的是否已全數明白 確定、非法重製之結果展現於何處等,則均不影響告訴期間 起算之判斷。  ㈢經查:  ⒈告訴人於113年4月23日刑事陳報狀中,自行整理本案時序流 程,其中並清楚記載如附表二所示之內容。細究該等內容, 即可明確得知以下情事:   ⑴被告違反著作權法之部分:    ①告訴人於112年4月30日,已非單純懷疑被告有侵害其著 作權,而係已經進一步知道自己的著作遭被告挪用並重 製,且重製物乃於「國科會審查時公開」(見附表二編 號1粗體字部分)。準此觀之,告訴人於此時實已知悉 自己著作遭被告重製的結果乃展現於「國科會審查」, 而告訴人本身又身為國科會本案研究計畫之參與人員, 則其此時縱使尚不能完全終局確定哪些著作遭侵害,但 顯然已能就其著作權被侵害標的範圍為相當具體之特定 與限縮。    ②再者,告訴人於112年4月30日認為被告侵害其著作權, 理由乃出於「被告在112年4月8日關閉告訴人本案實驗 室伺服器帳號,被告沒辦法在這麼短的時間找到人取代 告訴人進行本案研究計畫之分析工作」(見附表二編號 1粗體字部分)。如此以觀,更見告訴人是時已非全然 憑空臆測被告侵害其著作權,而係有合理客觀事證作為 推斷依據;並且,從告訴人上述個人推理亦可見得,告 訴人於此時已能明確特定自己遭被告重製之著作,乃與 本案研究計畫相關者。    ③退萬步言,告訴人於112年5月31日已更進一步認定被告 所欲侵害之著作權,乃告訴人於本案實驗室伺服器內所 儲存者(見附表二編號2粗體字部分)。因此至遲於此 日,告訴人已能將被告重製其著作之標的範圍,明白限 定於「告訴人儲存於本案實驗室伺服器內,且與國科會 本案研究計畫有關」者,且重製物如前所述,乃展現於 「國科會審查」。    ④綜合以上,告訴人最遲於112年5月31日,依當時一切事 證合理推斷,已近完全特定被告之犯罪事實;則參照前 揭說明,最遲於此即應認定告訴人業已達到「確知犯人 犯罪行為」的程度。告訴人主張自己遲至113年4月10日 偵查中,經檢察事務官提示本案研究計畫報告,發現被 告重製本案圖片,始屬「確知犯人犯罪行為」云云,誤 將「告訴人提出告訴」門檻,與「檢察官提起公訴」門 檻或「法院判決有罪心證」門檻混為一談,自不可採。   ⑵被告妨害電腦使用之部分:    ①告訴人於112年4月8日以通訊軟體LINE傳訊予被告稱:機 器帳號(指本案實驗室伺服器帳號)我目前也已經無法 使用,麻煩妳說明此時此刻突然要求我離開實驗室的理 由等語(見他卷第18頁);而其於偵查中另提出告訴狀 摘要稱:被告在112年4月21日表示會格式化我在實驗室 使用的電腦(見他卷第135頁)    ②另被告於前揭刑事陳報狀更明確表示:於112年5月31日 發現自己本案實驗室伺服器帳號與資料儲存裝至均無法 再行登入等語(見附表二編號2)。    ③綜合上情可知,告訴人對於被告關閉或刪除其本案實驗 室伺服器帳號,以及對於被告格式化其本案實驗室使用 之電腦內電磁紀錄等情,於112年4月早有主觀認知;而 告訴人最遲更已於112年5月31日,透過其客觀親身經驗 ,確定被告有其所指訴之妨害電腦使用行為。因此告訴 人至遲於112年5月31日,即可謂「確知被告之妨害電腦 使用相關犯罪行為」。    ⒉參照以上各情,告訴人最遲於112年5月31日,對於被告非法 重製著作權、妨害電腦使用等犯行,均已合於刑事訴訟法第 237條所稱之「知悉」;惟其卻直至112年12月8日,始提出 「刑事告訴暨刑事請求保全證據狀」予新竹地檢署,而提出 告訴,顯已超過6個月之告訴期間。從而,告訴人本案之告 訴均不合法,堪予認定,本院亦因此無庸再行就本案實體事 項更行審酌;況且,告訴人自113年9月25日聲請准許提起本 件之自訴起,迄今將近4個月,均未就本案實體爭點有任何 主張或補充說明,此亦已如前詳述,附此指明。 七、綜上所述,高檢署智財分署檢察長為本件原再議駁回處分之 理由,參照偵查卷宗現存之相關事證,理由雖屬簡略,但未 見認事用法有何明顯違背經驗、論理法則之處,亦無與卷附 事證彰顯之事實相悖的情形。是聲請意旨就原再議駁回處分 已詳加斟酌之事,再執前詞聲請准許提起自訴,並不可採, 應予駁回。 八、據上論斷,應依刑事訴訟法第258條之3第2項前段規定,裁 定如主文。 中  華  民  國  114  年  1   月  21  日          刑事第四庭 審判長法 官 林秋宜                   法 官 郭哲宏                   法 官 翁禎翊 以上正本證明與原本無異。 不得抗告。                   書記官 彭姿靜 中  華  民  國  114  年  1   月  22  日 附表一:本案圖片 編號 圖片標題名稱 1 「不同嬰兒年紀的腸道微生物,前十種菌門(phylum)和菌屬(genus)的相對豐富度」 2 「不同哺乳期的母乳微生物菌門(phylum)、菌科(family)、以及菌屬(genus)的豐富度」 3 「母乳中HMO與哺育母乳嬰兒的前25種份菌在菌科、屬、種的相關性」 4 「母乳HMO與微菌相的相關性」 5 「母親基因型態為低2’-FL、高3-FL者,母乳中會有顯著較高的Lactobacillus菌屬」 6 「產生IC與沒有IC嬰兒在不同週數的腸到菌相α-deversity與β-deversity分析」 7 「以mean difference表示IC和non-IC嬰兒,在各個週數的菌相差異」 8 「異位性皮膚炎(AD)嬰兒與對照組在16週大時的腸內菌α-deversity與β-deversity分析」 9 「LefSe plus score分析與AD與non-AD嬰兒第16週大時,腸內菌種差異」 附表二:告訴人113年4月23日刑事陳報狀內容 編號 事發日期與當日發生事實 詳細說明 卷頁出處 1 112年4月30日 我懷疑被告偷用我的著作。 被告是在4月8日關閉我帳號(指告訴人本案實驗室伺服器帳號)的,距離截止(指本案研究計畫之截止)不到1個月,我認為被告沒辦法在這麼短的時間找到人取代我進行分析,我懷疑,被告雖然在4月8日跟我說「所有你之前分析的資料實驗室也不會使用」,但是她其實有拿我的著作來當成果,並且成果已經由總主持人在國科會審查時公開。 見他卷第167頁 2 112年5月31日 被告全面切斷我接觸著作、占據我資料儲存裝置的著作。學校收到我補正的申訴書,我覺得學校派來跟我聯絡的劉仲寧很奇怪。 這天我發現3台伺服器和資料儲存裝置,我都無法登入了,被告全面切斷我接觸著作,而且又占據我存在資料儲存裝置的著作。我懷疑4月21日我被退出群組,和被告要占據我資料儲存裝置的著作有關,因為我登入資料儲存裝置使用的是實驗室共用的帳密,不是我個人的帳密,我懷疑,她是因為要在群組公告共用帳密更改的事,才要助理吳建德把我退出群組,我懷疑她早在4月21日就連我資料儲存裝置的著作都想占據。 見他卷第168頁

2025-01-21

SCDM-113-聲自-43-20250121-1

勞訴
臺灣新竹地方法院

損害賠償

臺灣新竹地方法院民事判決 113年度勞訴字第54號 原 告 大自然農業企業股份有限公司 法定代理人 曾金卿 訴訟代理人 柯文燦 被 告 陳世傑 上列當事人間損害賠償事件,經本院刑事庭裁定移送前來(111 年度附民字第1124號),本院於民國113年12月16日言詞辯論終 結,判決如下:   主 文 被告應給付原告新臺幣6萬元,及自民國111年12月31日起至清償 日止,按年息百分之5計算之利息。 原告其餘之訴駁回。 本判決第一項得假執行。 原告其餘假執行之聲請駁回。   事實及理由 一、原告主張:被告前於民國111年1月3日至同年3月31日任職於 原告公司,負責業務接洽及網路行銷、管理原告申辦之YouT ube頻道、Facebook粉絲專頁更新等工作。被告基於妨害電 腦使用之犯意,自111年3月中旬起至同年月31日離職時止, 刪除如附表一、二所示之12部影片,經本院111年度訴字第8 37號刑事判決認定被告犯無故刪除他人電腦相關設備之電磁 紀錄罪,判處有期徒刑3月,被告上訴後,為臺灣高等法院1 13年度上訴字第3172號刑事判決駁回,因而確定。被告受僱 於原告,本應努力工作,竟違背誠信,任意破壞原告之事物 ,致原告受有須派員出庭之損失新臺幣(下同)35,896元 、FB、IG、YouTube密碼破解及資料重新上傳費用8萬元、10 8年至110年投入研發、建立網站、編輯、影片製作等投入成 本1,853,686元及損失商機等嚴重損害。為此依民法第184條 之規定,請求被告賠償。並聲明:被告應給付原告200萬元 及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按年息百分之5計 算之利息。願供擔保,請准宣告假執行。 二、被告答辯:被告不否認刪除如附表一所示6部影片,但刪除 該6部影片業經原告訴訟代理人柯文燦同意,且在社群媒體 上增刪修改影片內容,本即被告之工作,被告刪除該6部影 片,並未逾越工作職責範圍。況被告離職時,業已於交接清 冊上載明刪除之影片及後手應接續上傳等工作,柯文燦竟惡 意隱暪交接清冊之存在,致被告受刑事不利之判決確定。原 告另稱被告刪除附表二影片云云,並無實據,亦未經刑事判 決認定,自非可採。此外,原告並未就其受有損害一節提出 任何證據,即漫無依據要求被告天價賠償,所訴自無理由。 並聲明:駁回原告之訴。 三、得心證之理由:  ㈠原告主張被告於111年3月中至同年3月31日間,以原告之電腦 設備刪除附表一、二所示12部影片,造成原告損失等情。就 附表一所示6部影片部分,為被告所不爭執,且被告業因未 經原告同意而刪除該6部影片,為本院111年度訴字第837號 刑事判決認定犯無故刪除他人電腦相關設備之電磁紀錄罪, 判處有期徒刑3月,被告上訴,為臺灣高等法院113年上訴第 3172號判決駁回上訴而確定,此有上揭判決書附卷可查,自 堪認定。至於附表二所示影片部分,被告否認有刪除行為, 原告並未提出證據證明,此部分亦經刑事判決不另為無罪諭 知確定,自應認原告關於附表二影片之主張並非可採。  ㈡按因故意或過失,不法侵害他人之權利者,負損害賠償責任 。負損害賠償責任者,除法律另有規定或契約另有訂定外, 應回復他方損害發生前之原狀;不能回復原狀或回復顯有重 大困難者,應以金錢賠償其損害,民法第184條第1項前段、 第213條第1項、第215條分別定有明文。又民事訴訟法第222 條第2項規定,當事人已證明受有損害而不能證明其數額或 證明顯有重大困難者,法院應審酌一切情況,依所得心證定 其數額,不得以其數額未能證明,即駁回其請求(最高法院 21年上字第972號判決先例要旨參照)。   ㈢原告主張其因被告無故刪除檔案行為,受有須派員出庭之損 失35,896元、破解FB、IG、YouTube密碼及資料重新上傳費 用8萬元、108年至110年投入研發、建立網站、編輯、影片 製作等投入成本1,853,686元及損失商機等損害,惟均未能 提出任何證據以供審酌。其中原告主張出庭損失35,896元部 分,乃原告為遂行其告訴或民事訴訟權利所須支付之成本, 並非回復原狀所須費用,自無從准許。至於研發及建立網站 、編輯製作影片1,853,686元部分,乃原告之營運成本,不 論被告有無刪除附表一所示影片,原告均已支出,且並不因 被告刪除6部影片而須另外支付,自無從認為被告應負擔此 部分費用。而回復影片在社群媒體之播放所支出之費用部分 ,原告亦未提出任何單據以供審認。本院認如附表一所示影 片於介紹產品,吸引消費者關注,具有一定效用,被告無故 於111年3月中旬至同年月31日間將附表一所示影片刪除,除 原告發覺後須另行耗費人力物力補救外,也可能造成消費者 查詢不便,進而損及原告權益,應認原告確因被告刪除附表 一影片之行為受有損害。僅原告不能證明其數額,本院自得 依前引規定,依所得心證定其損害數額。審酌被告刪除影片 至原告發現之時間,至多僅15日,且縱無附表一所示影片, 消費者亦得透過goole搜尋原告,向原告洽詢業務,瞭解產 品性能,並非一定得靠該6部影片始能進行業務擴展等情, 且斟酌兩造互動、資力、地位等一切情況,認被告賠償原告 6萬元,即足補原告之損失。 四、從而,原告依侵權行為之法律關係提起本件訴訟,於被告應 給付原告6萬元,及自起訴狀繕本送達翌日(即111年12月31 日)起至清償日止,按年息百分之5計算之利息範圍內,為 有理由,應予准許。逾此範圍之請求,即屬無據,應予駁回 。  五、原告勝訴部分依民事訴訟法第389條第1 項第5款規定,應依 職權宣告假執行。至原告敗訴部分,其假執行之聲請失所附 麗,應併予駁回。   六、本件事證已臻明確,原告其餘攻擊防禦方法及所提證據,經 審酌後,於判決結果不生影響,爰不一一論駁,附此敘明。 七、本件係刑事附帶民事訴訟移送民事庭審理,未徵收裁判費, 而移送民事庭後亦無訴訟費用產生,爰不另為訴訟費用負擔 之諭知。 中  華  民  國  114  年  1   月  17  日          民事第一庭  法  官 蔡孟芳 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如 委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。 中  華  民  國  114  年  1   月  17  日                 書記官 白瑋伶 附表一         遭被告刪除之檔案名稱 一、電動播種機60型使用說明 二、電動播種機60型使用心得 三、Hydroponic Vegetable automatic seeder 四、穴盤育苗播種器使用說明 五、穴盤育苗播種器使用實況 六、中耕機型播種機使用說明       附表二       無法證明遭被告刪除之檔案名稱 一、芹菜電動播種機60型使用實況 二、洋蔥造粒電動播種機-雲林東勢使用實況 三、胡蘿蔔種子電動播種機-彰化二林播種實況 四、苗菜、芽菜自動播種生產機 五、奶油白菜120型電動播種機-雲林西螺使用實況 六、水耕蔬菜自動播種機

2025-01-17

SCDV-113-勞訴-54-20250117-1

上訴
臺灣高等法院臺中分院

妨害電腦使用罪等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 113年度上訴字第982號 上 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 上 訴 人 即 被 告 熊彥翔 選任辯護人 王翼升律師 湯建軒律師 被 告 劉翊瑋 上列上訴人因被告等妨害電腦使用罪等案件,不服臺灣臺中地方 法院112年度訴字第2081號,中華民國113年7月12日第一審判決 (起訴案號:臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第39690號),提 起上訴,本院判決如下:   主 文 ㈠原判決關於熊彥翔之部分撤銷。 ㈡熊彥翔犯無故變更及刪除他人電腦相關設備之電磁紀錄罪,處 有期徒刑貳月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。 ㈢其餘上訴駁回。 ㈣劉翊瑋緩刑貳年。    犯罪事實及理由 一、審理範圍:  ㈠依刑事訴訟法第348條第3項之規定,上訴得明示僅就判決之 刑、沒收或保安處分一部為之。檢察官於本院準備程序及審 理時均明示僅對於原審關於被告劉翊瑋「刑」之宣告部分提 起上訴(本院卷第89頁、130、132頁),上訴範圍不包括事 實認定及罪名部分。且檢察官並未對於被告熊彥翔提起上訴 。是就被告劉翊瑋之部分,本院審理範圍僅限於「刑」之部 分,並以原判決認定之犯罪事實、所犯法條為審酌依據。  ㈡上訴人即被告(下稱被告)熊彥翔上訴意旨是請求撤銷原判 決,改為無罪諭知,乃針對原判決「罪、刑」部分提起上訴 。從而本院就被告熊彥翔之審理範圍,是包括事實認定及罪 、刑宣告等部分。 二、犯罪事實(被告熊彥翔部分):   熊彥翔開設獅賣特有限公司(下稱獅賣特公司)之加盟店, 於臺中市○○區○○路000號營業。劉翊瑋則為獅賣特公司實際 負責人,劉翊瑋利用line通訊軟體創設官方帳號(名稱:「 獅賣特進口食品」,下稱獅賣特官方帳號),使用該官方帳 號多年,擁有數萬名會員。熊彥翔於民國(下同)111年間 加盟後,劉翊瑋乃將熊彥翔加入獅賣特官方帳號之後臺管理 人。惟於112年4月間,熊彥翔因故退出加盟關係,竟基於無 故刪除、變更他人電腦相關設備之電磁紀錄之犯意,於112 年5月18日15時許,在其臺中市○○區○○○○路000○0號之住處, 以暱稱「熊仔(Yen)」之帳號登入line通訊軟體,在未經 劉翊瑋同意之情形下,將「獅賣特進口食品」官方帳號之名 稱變更為「進口食品OUTLET」,且將該官方帳號之公司名稱 、大頭照、管理員姓名、地址、電話號碼、網站、電子郵件 帳號等登錄資訊予以變更、刪除,復將包含劉翊瑋在內共4 名具有管理或操作權限之人員移除,致使劉翊瑋無法進入該 官方帳號進行管理及經營,以此方式無故變更、刪除劉翊瑋 電腦相關設備之電磁紀錄,而生損害於劉翊瑋。 三、認定被告熊彥翔犯罪事實所憑之證據及理由:       ㈠基礎事實(不爭執事實)及依據:   告訴人劉翊瑋為獅賣特公司之實際負責人,其透過line通訊 軟體創設該公司官方帳號,並使用該官方帳號多年,擁有數 萬名會員。嗣被告熊彥翔開設獅賣特公司之加盟店,被告劉 翊瑋將熊彥翔加入成為獅賣特官方帳號之後臺管理人。而後 被告熊彥翔於上述時間、地點,透過家中電腦連網登入獅賣 特官方帳號,以管理人權限刪除、變更獅賣特公司之名稱及 相關資訊(變更項目及內容如上述犯罪事實欄所載)等情, 乃為被告熊彥翔所不爭執,並經告訴人劉翊瑋於警詢、偵查 中、原審審理時之證述在卷,且有員警職務報告書、line官 方帳號主頁,及資訊畫面擷圖照片、對話紀錄擷圖在卷可稽 。從而此部分事實,堪以認定。  ㈡被告熊彥翔無權限刪除、變更前述電磁紀錄:  ⒈被告劉翊瑋於原審審理時具結證稱略以:「獅賣特進口食品」line官方帳號是我大約6、7年前成立的,主要是服務客戶,有一些優惠或資訊客戶可以從上面看到,類似粉絲專業的概念。比如有新品上市或優惠項目,客人有問題也可以在上面發問。112年5月18日我們全公司的人都被熊彥翔退出「獅賣特進口食品」官方帳號,包括公司的店長及其他負責管理的小編都被熊彥翔退出群組。被告熊彥翔本來是負責一間位於臺中市○○區○○路000號加盟店。獅賣特進口食品的加盟主只有熊彥翔一人,其他分店都是直營的,熊彦翔112年約4月退出加盟。(檢察官問:關於LINE的功能,你身為管理者,但你並無授權或約定誰可以刪除他人帳號?)答:是,我沒有做這件事情。112年5月18日我被熊彥翔退出這個line官方帳號之後,全公司的人完全無法進入此帳號,無法回答客人任何問題,無法再PO文,無法對該帳號做任何動作,原本帳號上面的名稱、電話號碼、地址也全部被移除。本來已經累積的成員有8萬1654人,因此沒有辦法聯絡,全部流失掉了。無法再P0促銷商品,也無法回覆,等於這個帳號廢掉、我是官方帳號創始人,照道理說創始人應該就是管理者,我當時的想法是這樣。我一開始把熊彥翔加進去,不知道把他設成什麼功能,line沒有給我提示,我只要加人進去,line就會發訊息給對方,我只知道這樣而已,我不知道把對方加進來變成管理員之後,對方就有權限可以把整個帳號都改掉。熊彥翔加盟line官方帳號「獅賣特進口食品」的時間我不太確定,熊彥翔大概加盟不到1年,大概是111年時加入的。當時我希望熊彥翔加盟店的客人,可以看到獅賣特每周有什麼新的商品。熊彥翔沒有P0文,只是他的客人如果在上面發問的話,他可以回答他的客人,主要是客人可以看到最近有什麼優惠。優惠與活動並不是加盟店P0的,都是直營店P0的等語(原審卷第91至101頁)。由上述證詞可知,獅賣特官方帳號原係由告訴人劉翊瑋所設立,嗣因被告熊彥翔加盟獅賣特公司,告訴人劉翊偉為使被告熊彥翔能與其加盟店客戶即時溝通、解決問題,並使加盟店客戶能夠即時接收獅賣特公司資訊,始將被告熊彥翔加入,成為本案官方帳號之管理者之一,惟告訴人劉翊瑋並未授權被告熊彥翔變更、刪除本案官方帳號之資訊或管理者成員,且被告熊彥翔於112年4月間退出加盟後,告訴人劉翊瑋將被告熊彥翔加入本案官方帳號管理者之原因即已消滅,被告熊彥翔既非獅賣特公司之加盟業者,亦無告訴人劉翊瑋之授權,則被告熊彥翔當時縱然尚未退出本案官方帳號管理者身分,但其實質上並無變更本案官方帳號之資訊、刪除其他管理員權限,被告熊彥翔仍擅自刪改官方帳號頁面及資訊之行為,確屬未經授權,應無疑義。  ⒉辯護人雖主張告訴人劉翊瑋明知line的官方帳號管理帳號者 設有分級制度,告訴人劉翊瑋不是將被告熊彥翔設定為「操 作人員」(按:「操作人員」的權限較「管理員」少),即 表示告訴人劉翊瑋容許熊彥翔行使「管理員」的所有權限( 包括變更或刪改資訊內容),並請求傳訊證人劉昌奕為證人 。經查證人劉昌奕於本院審理時證稱:我從(西元)2021年 至2023年在獅賣特公司擔任員工,老闆劉翊瑋把我加入獅賣 特官方帳號的「操作人員」,幫忙轉傳訊息,我的層級只能 傳訊息。暱稱「Anna」、「chieh」之人也都是受僱於告訴 人劉翊瑋的員工,「Anna」是設定文章的,負責發言、「ch ieh」也是管理職,看我們有打錯字時,會幫我們做更正, 他們是於後端發文案的,我是屬於門市的,我們三人都是領 劉翊瑋的薪水等語(本院卷第145至147頁)。惟依辯護人所 提出之獅賣特官方帳號管理權限頁面所示,「Anna」、「ch ieh」也都是歸屬「管理員」層級,有網頁畫面擷圖可參( 本院卷第95頁),可知「Anna」、「chieh」客觀上也都能 行使與告訴人劉翊瑋(暱稱Luke Liu)相同操作權限,但依 證人劉昌奕上述證詞,「Anna」、「chieh」只是員工,實 際上不可能與老闆一樣具有決定帳號後臺成員去留、更改官 方帳號名稱、變動重要營業資訊等較高層級的權限。由此可 知告訴人劉翊瑋稱其雖以「管理員」名義將熊彥翔加入獅賣 特官方帳號,但無意授權其行使本案熊彥翔所為之行為,應 屬可信,被告熊彥翔自認劉翊瑋「沒有說不行就是同意開放 行使全部權限」,所提出之詭辯顯然悖於社會常情,實無可 採。  ⒊被告熊彥翔雖又辯稱:劉翊瑋先從被告熊彥翔所成立的獅賣 特公司臉書官方帳號平臺中刪除熊彥翔的管理員身分,因此 伊才以本案方式作為反制手段。然以常理而論,被告熊彥翔 既然有意退出加盟,則加盟主劉翊瑋將之退出臉書官方帳號 ,並非無權為之。縱使當時被告二人仍有經營糾紛,或熊彥 翔尚未正式終止加盟契約,被告熊彥翔先被退出臉書官方帳 號,而自認權益受損,但被告熊彥翔將劉翊瑋退出成立多年 、會員人數眾多的獅賣特line官方帳號,顯然不是排除權利 受損的有效手段,只能認為是出於報復動機,自不能認屬正 當防衛行為。  ㈢另參現今網際網路、雲端儲存空間之發展成熟,社交平台、 通訊軟體就相關資訊之備份、儲存,通常具有自發性,縱該 等電磁紀錄於存取端或用戶端遭變更、刪除,儲存於雲端之 電磁紀錄通常亦不致因此消失,揆諸前揭說明,只要行為人 無故刪除他人電腦或其相關設備之電磁紀錄,即已產生網路 電腦使用之社會安全秩序遭受破壞之危險,至於該電磁紀錄 事後得否回復,均無礙於「刪除」之成立。被告熊彥翔既登 入本案官方帳號,將其內之資訊、其他管理者權限刪除,即 屬本罪所稱「刪除」之範疇,且被告熊彥翔上開行為,致告 訴人劉翊瑋無法透過本案官方帳號投放廣告、最新資訊予多 達8萬餘人之會員,亦無法即時以此管道解決會員之購物問 題,顯已破壞電磁紀錄處分權人即告訴人劉翊瑋對電磁紀錄 之支配、控制或完整使用,致有害於電磁紀錄所有人、處分 權人之利益,自該當「致生損害」之要件無訛。被告熊彥翔 及其辯護人辯稱該等資料尚存在line官方裡面、具有可回復 性、本件造成告訴人劉翊瑋之經營問題,僅屬民事問題等語 ,洵非可採。   ㈣綜上所述,本案事證明確,被告熊彥翔所為妨害電腦使用犯 行,堪以認定,應依法論科。 四、論罪(被告熊彥翔部分):   核被告熊彥翔所為,係犯刑法第359條之無故變更、刪除他 人電腦相關設備之電磁紀錄罪。公訴意旨雖僅論以無故「變 更」他人電磁紀錄罪,惟變更、刪除之犯罪態樣均明定於同 一法條內,經告知上述罪名後,被告熊彥翔於原審及本院審 理時已為實質辯論,無礙於被告熊彥翔防禦權之行使。 五、撤銷改判(被告熊彥翔)及量刑:  ㈠原審經審判結果,以被告熊彥翔之犯罪均事證明確,予以論 罪科刑,固非無見。然被告熊彥翔於提起上訴後,經本院安 排而調解成立,被告熊彥翔同意將劉翊瑋回復為line官方帳 號「進口食品OUTLET」之管理成員,並約定雙方都不可以增 刪管理員,及互相原諒不追究刑責,有調解筆錄在卷可稽( 本院卷第99至100頁)。被告熊彥翔既獲告訴人劉翊瑋諒解 ,量刑基礎即有改變,原審未及審酌此有利於被告熊彥翔之 量刑因子,容有未洽。被告熊彥翔請求判決無罪,雖無理由 ,已如前述,惟原判決因有前述瑕疵,仍應由本院就被告熊 彥翔之部分予以撤銷改判。  ㈡爰以行為人之責任為基礎,審酌被告熊彥翔於退出獅賣特公 司加盟後,無故變更本案官方帳號之資料、刪除其他管理者 權限,使告訴人劉翊瑋與會員間之重要廣告、溝通之管道、 電磁紀錄滅失,致生損害於告訴人劉翊瑋,則斟酌被告熊彥 翔之犯案動機、手段、所造成之損害;暨其否認犯行,然上 訴後與告訴人劉翊瑋調解成立、獲對方諒解之犯後態度,兼 衡被告熊彥翔於原審審理時自陳之智識程度、家庭經濟生活 狀況(見原審卷第107頁)等一切情狀,量處如主文第2項所 示之刑,並諭知易科罰金之折算標準,以資儆懲。  六、被告劉翊瑋部分:  ㈠檢察官於原審判決後,依告訴人熊彥翔聲請而提起上訴,上 訴意旨略以:被告劉翊瑋於原審對是否有調解意願一節,態 度反覆,且否認犯行,未真誠悔過,原審量刑過輕,請求酌 情加重處罰,爰依法提起上訴等語。  ㈡檢察官雖以前詞提起上訴,而請求改判較重之刑。惟本案經 上訴後,被告劉翊瑋已與告訴人熊彥翔調解成立,業如前述 ,上訴意旨所稱原審量刑過輕之理由已不存在,另斟酌被告 劉翊瑋以言語恫嚇告訴人熊彥翔之動機、手段、情節,暨其 智識程度、生活狀況等一切情狀,認原審量處拘役20日,及 諭知易科罰金之折算標準,仍屬適當,無過重或失輕之情事 ,並無違背罪刑相當原則,應予維持。是以檢察官就量刑上 訴,為無理由,應予駁回。  ㈢緩刑之宣告:   被告劉翊瑋前於民國100年間,曾因偽造文書案件,經臺灣 臺中地方法院判處有期徒刑4月,緩刑2年確定,且緩刑期滿 而未經撤銷,則刑之宣告失其效力,有臺灣高等法院被告全 國前案紀錄表在卷可稽。其於5年以內未曾因故意犯罪受有 期徒刑以上刑之宣告,有臺灣高等法院被告全國前案紀錄表 在卷可稽。本案被告劉翊瑋因經營權之糾紛,一時失慮,口 出惡言恫嚇告訴人熊彥翔,致罹刑典,於原審判決後,已與 告訴人熊彥翔調解成立,獲告訴人熊彥翔諒解,足認被告劉 翊瑋經此偵審程序與論罪科刑教訓,應已知所警惕,而無再 犯之虞,本院綜核上情,認被告劉翊瑋所受上開宣告之刑, 以暫不執行為適當,爰依刑法第74條第1項第2款規定宣告緩 刑2年,以勵自新。 據上論結,應依刑事訴訟法第368條、第369條第1項前段、第364 條、第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官何昌翰提起公訴,檢察官黃怡華提起上訴,檢察官 吳宗達到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  1   月  16  日        刑事第二庭 審判長法 官 陳慧珊                 法 官 葉明松                 法 官 黃玉齡 以上正本證明與原本無異。 被告劉翊瑋部分,不得上訴。 被告熊彥翔部分,得上訴。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                 書記官 林冠妤 中  華  民  國  114  年  1   月  16  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第305條  以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人,致生危 害於安全者,處2年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 中華民國刑法第359條  無故取得、刪除或變更他人電腦或其相關設備之電磁紀錄,致 生損害於公眾或他人者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併 科60萬元以下罰金。

2025-01-16

TCHM-113-上訴-982-20250116-1

臺灣新北地方法院

侵占等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度易字第934號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 于思琦 上列被告因侵占等案件,經檢察官提起公訴(113年度偵緝字第8 56號),本院判決如下:   主 文 于思琦犯如附表編號1-3「罪名及宣告刑及沒收」欄所示之罪, 各處如附表編號1-3「罪名及宣告刑及沒收」欄所示之刑及沒收 。應執行罰金新臺幣肆萬元,如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算 壹日。   事 實 一、于思琦與李沐宸原為情侶(未同居),因發生感情糾紛,于 思琦竟分別為下列犯行:  ㈠基於傷害之犯意,於民國112年5月31日晚間7時許,在李沐宸 位於新北市○○區○○路0段0○0號4樓住處內,徒手毆打李沐宸 ,使李沐宸因而受有輕度頭部外傷、右側顏面瘀傷、右前臂 挫傷及雙側肩部瘀傷之傷害。其後,于思琦在受李沐宸退去 之要求,仍基於侵入住宅之犯意,無故留滯不願離去,經李 沐宸於同日晚間8時2分許報警,警方據報到現場,于思琦始 在警方告誡下離去。  ㈡緣李沐宸於112年6月11日中午12時許,在新北市三重區某通 訊行,購買廠牌Iphone 14 Pro Max 256G之行動電話1支 ( 價值新臺幣【下同】40,879元)借給于思琦使用,嗣李沐宸 於同年月27日凌晨3時6分許,去電要求于思琦返還上開行動 電話,于思琦竟意圖為自己不法之所有,基於侵占之犯意, 拒不返還,將之侵占入己。  ㈢于思琦又於112年6月14日凌晨0時36分前不久,基於侵入住宅 之犯意,未經李沐宸同意,自行找鎖匠開門,侵入李沐宸上 開居所。另基於妨害電腦使用之犯意,未經李沐宸之同意, 利用李沐宸未設定其筆記型電腦登入密碼之漏洞,無故於同 日凌晨0時36分許,登入李沐宸社群軟體Instagram帳號「cy anli」傳送訊息給李沐宸之友人。嗣因李沐宸之友人告知其 Instagram帳號有異,李沐宸始查悉上情。     二、案經李沐宸訴由新北市政府警察局三重分局報告臺灣新北地 方檢察署檢察官偵查起訴。   理 由 一、證據能力:   本件認定犯罪事實所引用之證據,皆無證據證明係公務員違 背法定程序所取得。又檢察官、被告於本院審判程序時均同 意作為證據(本院卷第229頁),復經審酌該等證據作成之 情況,核無違法取證或其他瑕疵,且與待證事實具有關聯性 ,認為以之作為證據應屬適當,依刑事訴訟法第158條之4反 面解釋及第159條之5規定,認均有證據能力。 二、認定犯罪事實所憑之證據及理由:   訊據被告固坦認有於事實欄一㈠所示時、地與告訴人發生肢 體衝突,且警方據報到場有要求伊離開之事實,然矢口否認 有何事實欄一㈠之侵入住宅、一㈡之侵占、一㈢之侵入住宅及 妨害電腦使用之犯行,辯稱:事實欄一㈠及一㈢均是經過告訴 人同意讓我進入他家,且事實欄一㈠部分,警方到現場之前 ,告訴人並未請求我離開他家,事實欄一㈡部分,該支行動 電話是告訴人買給我的,告訴人並未要求我返還,事實欄一 ㈢部分,我沒有登入告訴人Instagram帳號「cyanli」傳送訊 息等語。經查:  ㈠告訴人於警詢時證稱:我於112年5月31日晚間7時許在我三重 住處睡覺,等我睡醒起床,被告打給我,但我沒接,我在家 中想說外面有聲音,就透過門縫看到被告站在外面,我便開 門,我一開門,被告就衝進我家徒手打我頭部,用嘴巴咬我 肩膀,被告打完我,就在我家中走來走去,我就趁機報警, 在警察到場前,她還拿美工刀開始自殘,過程中我有拿手機 錄影,只有錄到聲音,並跟她保持距離直到警方到場。我於 112年6月11日上午6時許,被告傳訊息說她被人打,並要求 我過去台北市萬華區將她帶離現場,被告稱她的手機被砸壞 ,要求我借她手機,我因為被煩得受不了,就在同日中午12 時許,在三重區某通訊行買了1支手機先借給她用,直到112 年6月27日凌晨3時許,我去電要求被告返還,被告本允諾要 還,我跟她約在派出所外面,並請員警協調,結果被告雖然 到場,但還是不願意歸還。另於112年6月14日凌晨0時35分 許,我人在板橋新家,但我的手機卻跳出Instagram通知顯 示有不明裝置(在新北市)嘗試登入我帳戶,後來凌晨0時4 8分許,我友人告知我,我的Instagram帳號傳送訊息給她, 我才知道有人盜用我Instagram帳號傳送訊息給我友人,被 告於凌晨0時54分許,傳送幾張照片給我,照片裡背景是我 家三重住處及我的筆電,我才知道是被告盜用了我的Instag ram帳號傳送訊息給我友人,我於112年6月27日由友人陪同 返家,發現家中有遭人入侵的跡象,我後來有詢問被告,被 告稱她是找鎖匠開門的等語(偵卷第5-8頁反面);偵查中 具結證稱:112年5月31日我在三重住處剛睡醒,被告在門口 ,我一開門被告就打我,我報警,警方到場後,被告才離開 ,但一直在我樓下不走,一直傳訊息給我,我再報警一次, 請警方驅離被告,我當天就有去驗傷。那支手機是我要用的 ,因為被告說她的手機被摔爛,我想說借給她使用,我有跟 被告說等她拿到新手機,要把我的手機還給我,我後來也有 去電要求她返還,但她沒有歸還。112年6月14日那天我在板 橋住處整理房屋,人不在三重住處,被告傳送照片給我,照 片裡是我放在三重家的筆電和家裡擺飾,我才知道是被告盜 用我的Instagram帳戶傳送訊息給我朋友,被告後來有親口 承認她當天是找鎖匠開門的等語(偵卷第28-29頁反面); 於本院審理中證稱:我與被告從來沒有同居過,但她有來過 我家,112年5月31日晚間7時許,警察有到現場處理,我有 跟警察說被告打我,警察建議我馬上去驗傷,後來員警離開 之後,被告沒有離開一直在我家樓下徘徊,我無法去驗傷, 所以我又請警察再來一次,我在112年6月11日買的手機是借 給她用而已,因為被告說她手機摔壞了,而且朱家禾會買新 手機給她,所以,先借手機給被告使用,後來我在電話中要 求被告還給我,但她沒有歸還。112年6月14日凌晨當天我跟 朋友在我位於板橋僑中一街的新住處,有人用我Instagram 帳號傳送訊息給我朋友,位置顯示是新北市,被告用交友軟 體傳偵卷第14頁下方編號10之照片給我,照片背景是我三重 家,筆電是我的,但我當時根本人不在三重家,我才知道原 來是被告盜用我的Instagram帳號傳送訊息給我朋友等語( 本院卷第188-190頁、第228、230頁),前後證述相當一致 ,且有下列證據在卷可佐,復衡酌告訴人與被告並無重大仇 怨或金錢糾紛,衡情並無故意誣陷被告之必要,告訴人上開 證詞應堪採信。  ㈡事實欄一㈠之補強證據:   查被告於案發日當晚晚間10時6分許,至馬偕紀念醫院急診,經醫師診斷受有輕度頭部外傷、右側顏面瘀傷、右前臂挫傷及雙側肩部瘀傷之傷害,有馬偕紀念醫院乙種診斷證明書及告訴人受傷照片在卷可證(偵卷第11-12頁反面),依據就診之時間,以及傷勢之位置均核與告訴人上開證述遭被告徒手毆打之部位及情節相符,堪信為真實。且告訴人遭被告毆傷後即報警,經新北市政府警察局三重分局員警於112年5月31日晚間8時2分許接獲勤指轉報,稱在新北市○○區○○路○段0○0號4樓有爭吵糾紛情事,警方抵達現場,告訴人表示與其前女友即被告有肢體衝突,現場查看兩人均有受傷,警方詢問是否提出告訴,是否聲請保護令,雙方均稱暫不提出告訴,暫不聲請保護令,警方告知雙方如欲提告可去驗傷等相關權益,告訴人請求警方協助要求被告離開其住家,故警方現場告誡被告離去,待被告離開告訴人住家後警方便離去,有員警製作之職務報告在卷可參(本院卷第215頁),再佐以被告自承其於112年5月31日晚間7時許,在告訴人三重家,與告訴人發生肢體衝突的原因是我覺得告訴人劈腿,告訴人跟她前女友劈腿等語(本院卷第225頁),足證被告係因疑告訴人劈腿而毆打被告成傷,且若被告於衝突結束後就願意離去,告訴人毋須報警請求警方協助要求被告離開其住家,足認被告確實於當日毆傷告訴人後,有經告訴人要求退去而仍留滯之情,堪以認定。  ㈢事實欄一㈡之補強證據:   告訴人於112年6月11日在新北市○○區○○路0段00號之群昇通 信有限公司購買廠牌Iphone 14 Pro Max 256G之行動電話1 支,此有購買證明、統一發票、信用卡及存摺封面影本在卷 可考(偵卷第31-32頁),再參酌告訴人提出之112年6月27 日凌晨3時6分之錄音檔案,經本院當庭勘驗結果如下:李: 你東西什麼時候要還給我;于:我什麼東西要拿給你;李: 手機跟鑰匙;于:為什麼我手機要拿給你;李:你原本就有 說要拿一支新的給我或者是舊的;于:重點是他也沒有買給 我啊,他連這支都摔壞了;李:那你跟他討阿;于:我要討 什麼,我跟他討討到我現在已經不想見他了你知道嗎;李: 那請問一下這要什麼時候處理;于:所以你現在是要跟我要 這支手機就對了;李:對,我要一支手機然後還有我家鑰匙 ;于:我沒有你家鑰匙;李:你找鎖匠開門請問有打鑰匙嗎 ;于:當然是沒有啊;李:所以你是找鎖匠對嗎;于:對阿 ;李:那我現在就是我什麼都不跟你要,我就只想把手機拿 回來;于:那我就沒手機用啊,此有告訴人提出之電話錄音 譯文及本院勘驗筆錄在卷可參(偵卷第35頁、本院卷第188 頁),衡情若被告自認該支行動電話是告訴人贈送,大可在 告訴人要求歸還時,回懟被告這不是你送的?被告不僅隻字 未提,反而討價還價稱若返還就沒有手機可用,足證告訴人 購買該支行動電話只是借給被告使用,並非贈送給被告,而 被告亦心知肚明。再參酌被告於本院審理中自承:這支手機 我已於112年6月賣給通訊行(本院卷第226頁),顯係自詡 為所有權人擅自處分告訴人借其使用之行動電話,將該支行 動電話侵占入己甚明。被告辯稱是告訴人贈送的云云,自無 可採。  ㈣事實欄一㈢之補強證據:   告訴人之行動電話於112年6月14日凌晨0時36分許,跳出其I nstagram帳號遭他人以個人電腦連接網際網路,在新北市登 入之通知,此有告訴人提供自己行動電話內跳出之Instagra m通知截圖在卷可證(偵卷第13頁上方照片),同日凌晨0時 48分許,告訴人之友人傳送通訊軟體LINE訊息詢問告訴人, 你傳送的訊息「衰居」到底何意?告訴人回覆其友人其帳號 「被盜了」,此亦有告訴人提供其與友人之LINE對話紀錄截 圖在卷可參(偵卷第13頁下方照片),其後,被告於同日凌 晨0時54分許,以某交友軟體、暱稱「關燈版林志玲」(被 告自承其暱稱為「關燈版林志玲」,本院卷第151頁),傳 送數張照片給告訴人,該照片背景是告訴人三重住處及桌上 之筆電,此亦有告訴人提供其與被告之對話紀錄截圖在卷可 證(偵卷第13頁反面-14頁),核與告訴人上開證述相符, 顯見當日確實是被告盜用告訴人Instagram帳號傳送訊息給 告訴人之友人,並以拍照方式將自己身在告訴人三重住處且 使用告訴人筆電之事情透漏給告訴人知悉等情,堪以認定。 再佐以告訴人提出之112年6月27日凌晨3時6分之錄音檔案( 業如前述),被告已親口向告訴人承認112年6月14日凌晨侵 入告訴人三重住處是請鎖匠開門,自己並無告訴人三重住處 之鑰匙,況告訴人當日在新北市板橋住處,不在三重住處, 斷無可能是告訴人為被告開門之理。是被告辯稱當日是告訴 人開門讓其進入,並無侵入住宅云云,委無足採。  ㈤綜上,被告所辯不足採信,本案事證明確,被告上開犯行堪 以認定,均應依法論科。 三、論罪科刑:  ㈠核被告就事實欄一㈠所為,係犯刑法第277條第1項之傷害罪、 同法第306條第2項之留滯住宅罪;就事實欄一㈡所為,係犯 同法第335條第1項之侵占罪;就事實欄一㈢所為,係犯同法 第306條第1項之侵入住宅罪、同法第358條之無故入侵他人 電腦罪。  ㈡被告上開所為,犯意各別,行為互殊,應分論併罰。  ㈢爰審酌被告未思以和平方式理性溝通解決與告訴人間之感情 糾紛,反擅自侵入他人住宅、傷害告訴人,復無故入侵告訴 人電腦、侵占告訴人借用之行動電話,所為均不足取。惟念 被告前未曾因犯罪受科刑之紀錄,此有其臺灣高等法院被告 前案紀錄表在卷可佐,素行尚可;兼衡被告所為造成告訴人 所受居住隱私侵擾程度、告訴人所受傷勢程度、告訴人所受 之財物損失、被告之犯罪動機、目的、手段;暨考量被告於 審理中自述大學畢業之智識程度、目前從事模特兒外拍工作 、經濟狀況小康(本院卷第230頁)等一切情狀,分別量處 如附表所示之刑,並均諭知易服勞役之折算標準。  ㈣定應執行刑之理由   按刑罰之科處,應以行為人之責任為基礎,考量人之生命有 限,刑罰對被告造成之痛苦程度,係以刑度增加而生加乘效 果,而非等比方式增加,如以實質累加方式執行,刑責恐將 偏重過苛,不符現代刑事政策及刑罰之社會功能,故透過定 應執行刑,採限制加重原則,授權法官綜合斟酌被告犯罪行 為之不法與罪責程度、各罪彼此間之關聯性(例如數罪犯罪 時間、空間、各行為所侵害法益之專屬性或同一性、數罪對 法益侵害之加重效應等)、數罪所反應被告人格特性與傾向 、對被告施以矯正之必要性等,妥適裁量最終具體應實現之 刑罰,以符罪責相當之要求。因此,法院於酌定執行刑時, 應體察法律恤刑之目的,為妥適之裁量,俾符合實質平等原 則(最高法院105年度台抗字第626號裁定意旨參照)。查本 案被告所犯事實欄一㈠傷害罪及留滯住宅罪;就事實欄一㈢侵 入住宅罪及無故入侵他人電腦罪,分別係於同一日內密集所 犯,另犯侵占罪,衡酌被告所犯各罪之犯罪類型、侵害法益 種類、罪質,經整體評價,該等數罪於併合處罰時,其責任 非難重複之程度較高,而數罪對法益侵害並無特別加重之必 要,倘以實質累加方式執行,刑責恐將偏重過苛,不符現代 刑事政策及刑罰之社會功能;並考量被告係因與告訴人有感 情糾紛而犯下本案,數個犯罪所反映之人格特質,參酌上揭 最高法院裁定意旨暨法律之外部性界限、刑罰經濟及恤刑之 目的、被告並未坦承面對犯行,逃避罪責而呈現之整體人格 及復歸社會之可能性,本於罪責相當性之要求與公平、比例 等原則,爰定其應執行刑如主文所示,併諭知易服勞役之折 算標準。 四、沒收:   被告就事實欄一㈡侵占之行動電話1支為其犯罪所得,迄未賠 償告訴人,為免被告保有犯罪所得,應依刑法第38條之1第1 項前段、第3項之規定,宣告沒收,於全部或一部不能沒收 或不宜執行沒收時追徵其價額。      據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案由檢察官林鈺瀅提起公訴,經檢察官陳璿伊到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  1  月   14  日          刑事第六庭 審判長法 官 樊季康                   法 官 謝梨敏                   法 官 葉逸如 以上正本證明與原本無異。        如不服本判決,應於判決送達後20日內敘明上訴理由,向本院提 出上訴狀(應附繕本),上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者,應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。                   書記官 邱瀚群 中  華  民  國  114  年  1   月  14  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第306條 無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞之土地或船艦者,處1年 以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 無故隱匿其內,或受退去之要求而仍留滯者,亦同。 中華民國刑法第277條 傷害人之身體或健康者,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以 下罰金。 犯前項之罪,因而致人於死者,處無期徒刑或7年以上有期徒刑 ;致重傷者,處3年以上10年以下有期徒刑。 中華民國刑法第335條 意圖為自己或第三人不法之所有,而侵占自己持有他人之物者, 處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第358條 無故輸入他人帳號密碼、破解使用電腦之保護措施或利用電腦系 統之漏洞,而入侵他人之電腦或其相關設備者,處3年以下有期 徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。 附表 編號 事實 罪名及宣告刑及沒收 1 事實欄一㈠ 于思琦犯傷害罪,處罰金新臺幣壹萬伍仟元,如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。又犯留滯住宅罪,處罰金新臺幣叄仟元,如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 事實欄一㈡ 于思琦犯侵占罪,處罰金新臺幣壹萬陸仟元,如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得即廠牌Iphone 14 Pro Max 256G之行動電話壹支沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時追徵其價額。 3 事實欄一㈢ 于思琦犯侵入住宅罪,處罰金新臺幣肆仟元,如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。又犯無故入侵他人電腦罪,處罰金新臺幣壹萬元,如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。

2025-01-14

PCDM-113-易-934-20250114-1

臺灣臺中地方法院

聲請定應執行之刑

臺灣臺中地方法院刑事裁定 113年度聲字第4067號 聲 請 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 受 刑 人 宋奕豪 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(113年度執聲字第3572號),本院裁定如下:   主 文 宋奕豪所犯如附表所示之罪刑,應執行拘役肆拾日,如易科罰金 ,以新臺幣壹仟元折算壹日。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人宋奕豪因誣告、妨害電腦使用罪等案 件,先後經判決確定(如附表),符合數罪併罰之要件,應 依刑法第53條及第51條第6款之規定,聲請定其應執行之刑 ,爰依刑事訴訟法第477條第1項規定聲請裁定,併請依照刑 法第41條第1項,諭知易科罰金之折算標準等語。 二、按裁判確定前犯數罪者,併合處罰之;數罪併罰,有2裁判 以上者,依刑法第51條之規定,定其應執行之刑;又數罪併 罰,宣告多數拘役者,於各刑中之最長期以上,各刑合併之 刑期以下,定其刑期,但不得逾120日,刑法第50條第1項前 段、第53條、第51條第6款分別定有明文。次按犯最重本刑 為5年以下有期徒刑以下之刑之罪,而受6月以下有期徒刑或 拘役之宣告者,得以新臺幣1千元、2千元或3千元折算1日, 易科罰金,刑法第41條第1項前段亦定有明文。又按定應執 行之刑,應由犯罪事實最後判決之法院檢察官聲請該法院依 法裁定之,不能因犯罪之一部分所科之刑業經執行完畢,認 檢察官之聲請不合法,予以駁回。至已執行部分,自不能重 複執行,應由檢察官於指揮執行時扣除之,此與定應執行刑 之裁定無涉(最高法院113年度台抗字第839號、112年度台 抗字第1372號裁定意旨參照)。 三、本件受刑人所犯如附表編號1所示之罪,雖已於民國113年10 月28日易科罰金執行完畢,有臺灣高等法院被告前案紀錄表 在卷為憑,揆諸首揭裁判意旨,仍應予以定其應執行之刑, 俟檢察官指揮執行應執行刑時,再就形式上已執行部分予以 折抵,合先敘明。 四、經查,受刑人因犯如附表所示之罪,先後經本院判處如附表 所示之罪刑,並分別確定在案,有附表所示各罪之判決書、 臺灣高等法院被告前案紀錄表各1份在卷可考。本院為附表 之犯罪事實最後判決之法院,是聲請人依法聲請定其應執行 之刑,本院審核認屬有據,應予准許。爰審酌本院前已寄送 定應執行刑陳述意見表予受刑人,請受刑人於收受後5日內 表示意見,然受刑人迄今尚未回覆其對應執行刑之意見,有 本院函稿、送達證書、收文資料查詢清單、收狀資料查詢清 單等資料可佐,並衡酌受刑人所犯如附表所示各罪侵害法益 之異同、對侵害法益之加重效益,暨斟酌被告犯罪行為之不 法與罪責程度,及對其施以矯正必要性等情狀,而為整體評 價後,認本件合併定其應執行刑如主文所示,並諭知易科罰 金之折算標準。 五、依刑事訴訟法第477條第1項,刑法第50條第1項前段、第53 條、第51條第6款、第41條第1項前段,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  1   月  13  日           刑事第十二庭 法 官 黃淑美   以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。(應 附繕本)                 書記官 廖碩薇 中  華  民  國  114  年  1   月  13  日          附表:受刑人宋奕豪定應執行刑案件一覽表 編號 1 2 罪名 誣告 妨害電腦使用罪 宣告刑 拘役30日 拘役20日 犯罪日期 112年12月9日 112年12月2日至112年12月4日 偵查機關 年度案號 臺中地檢113年度偵緝字第1323號 臺中地檢113年度偵字第23181號 最後 事實審 法院 臺中地院 臺中地院 案號 113年度豐簡字第356號 113年度豐簡字第444號 判決日期 113年7月5日 113年9月10日 確定 判決 法院 臺中地院 臺中地院 案號 113年度豐簡字第356號 113年度豐簡字第444號 確定日期 113年8月13日 113年10月22日 是否為得易科罰金之案件 是 是 備註 ⒈臺中地檢113年度執字第11654號。 ⒉113年10月28日易科罰金執行完畢。 臺中地檢113年度執字第15889號。

2025-01-13

TCDM-113-聲-4067-20250113-1

附民
臺灣花蓮地方法院

因妨害電腦使用附帶民訴

臺灣花蓮地方法院刑事附帶民事訴訟判決 113年度附民字第169號 原 告 謝平東 (住址詳卷) 被 告 陳鈺林 (住、居址均詳卷) 上列被告因妨害名譽案件(113年度易字第405號),經原告提起 附帶民事訴訟,請求損害賠償,本院判決如下:   主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。   理 由 一、原告訴之聲明及陳述詳如附件刑事附帶民事起訴狀所載。 二、刑事訴訟諭知無罪,免訴或不受理之判決者,對於附帶民事 訴訟部分應以判決駁回原告之訴,刑事訴訟法第503條第1項 前段定有明文。又刑事訴訟法第501條固明定附帶民事訴訟 ,應與刑事訴訟同時判決,然此不過為一種訓示規定,非謂 附帶民事訴訟於刑事訴訟判決後,其訴訟繫屬即歸消滅,換 言之,即不能謂對附帶民事訴訟已不得再行裁判(最高法院 86年度台抗字第98號判決意旨參照)。 三、經查,被告陳鈺林被訴妨害名譽案件,前經本院以113年度 易字第405號刑事判決諭知無罪,依據首揭說明,原告之訴 及假執行之聲請均應予駁回。 四、據上論斷,應依刑事訴訟法第503條第1項前段,判決如主文 。   中  華  民  國  114  年  1   月  10  日          刑事第一庭 審判長法 官 吳明駿                   法 官 韓茂山                   法 官 李珮綾 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀(均須 按他造當事人之人數附繕本)。 本判決非對於刑事訴訟之判決有上訴時不得上訴。                 中  華  民  國  114  年  1   月  10  日                   書記官 戴國安

2025-01-10

HLDM-113-附民-169-20250110-1

臺灣臺南地方法院

侵權行為損害賠償

臺灣臺南地方法院民事判決 113年度訴字第1270號 原 告 SAMUEL GARRY PEALING(中文名:陳宥廷,英國籍 訴訟代理人 李俊賢律師 蔡文玲律師 被 告 陳○○ 訴訟代理人 熊家興律師 李國禎律師 被 告 單○○ 訴訟代理人 鄭淵基律師 上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件,經本院於民國113年1 2月11日言詞辯論終結,判決如下:   主 文 被告應連帶給付原告新臺幣伍拾萬元,及被告甲○○自民國一百一 十三年七月三十日起,被告單○○自民國一百一十三年八月二十八 日起,均至清償日止,按週年利率百分之五計算之利息。 原告其餘之訴駁回。 訴訟費用由被告連帶負擔二分之一,其餘由原告負擔。 本判決原告勝訴部分得假執行。但被告如以新臺幣伍拾萬元為原 告預供擔保,得免為假執行。 原告其餘假執行之聲請駁回。   事實及理由 一、按民事案件涉及外國人或構成案件事實中牽涉外國地者,即 為涉外民事事件,應依涉外民事法律適用法定法域之管轄及 法律之適用(最高法院98年度台上字第1695號判決意旨參照 )。次按關於由侵權行為而生之債,依侵權行為地法。但另 有關係最切之法律者,依該法律,涉外民事法律適用法第25 條定有明文。查本件原告為英國國籍之外國人(見本院卷一 第21頁),依侵權行為向被告請求配偶權受侵害之損害賠償 ,為涉及外國人之涉外民事案件,復依原告主張之侵權行為 及結果發生地均在臺灣,關於侵權行為之證據調查亦在我國 境內,可認我國法為本件關係最切之法律,揆之前開說明, 即應以中華民國法律為其準據法,合先敘明。 二、原告主張:被告甲○○為原告之配偶,兩人於民國105年間結 婚,育有未成年子女1名。詎被告單○○明知被告甲○○為有配 偶之人,竟仍逾越一般社會通念下普通友人交往之界線,於 附表所示之時間,為詳如附表所示之行為,已足以破壞原告 及被告甲○○間夫妻共同生活之圓滿及幸福,故意不法侵害原 告基於配偶關係所生之身分法益,且情節重大,致原告精神 受有相當之痛苦。為此,原告依民法第184條第1項、第185 條第1項前段、第195條第3項準用第1項等規定提起本件訴訟 ,請求被告賠償原告非財產上之損害等語。並聲明:㈠被告 應連帶給付原告新臺幣(下同)1,000,000元,及自起訴狀 繕本送達翌日起至清償日止,按週年利率百分之5計算之利 息;㈡願供擔保,請准宣告假執行。 三、被告則以:不爭執被告單○○明知被告甲○○為有配偶之人,且 曾在通訊軟體LINE(下稱LINE)為逾越普通朋友互動分際之 對話,僅為被告開玩笑之對話,不能證明被告曾經發生性行 為,亦否認原告主張被告自113年2月起同居於被告單○○位於 ○○市○○區中華路之住處(下稱被告單○○中華路住處)之事實 。原告未得被告甲○○同意,擅自輸入密碼解鎖被告甲○○持用 之手機,將其內與被告單○○間之非公開對話轉存至不明存儲 裝置,顯已涉犯刑法第315條之1、第358條、第359條之妨害 秘密罪及妨害電腦使用罪,更非法侵入被告單○○中華路住處 之大樓地下停車場拍照,亦涉犯刑法第306條之侵入住宅罪 ,原告犯罪次數眾多,持續時間甚長,形同對被告甲○○個人 行蹤及秘密通訊之全面監控,嚴重侵害被告甲○○之隱私權及 被告單○○中華路住處大樓住戶之居住安寧及安全,所取得之 證據(即原證1、4、10)應無證據能力。況「配偶權(本院 按:被告誤為貞操權)」是否法律上保護之權利,現仍有爭 議等語置辯。並聲明:㈠原告之訴及假執行之聲請均駁回;㈡ 如受不利判決,願供擔保請准宣告免為假執行。 四、得心證之理由:  ㈠按因故意或過失,不法侵害他人之權利者,負損害賠償責任 ,民法第184條第1項前段定有明文。又不法侵害他人之身體 、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操,或不法侵害其他 人格法益而情節重大者,被害人雖非財產上之損害,亦得請 求賠償相當之金額;該項規定,於不法侵害他人基於父母、 子、女或配偶關係之身分法益而情節重大者,準用之,觀諸 民法第195條第1項前段、第3項規定至明。且按民法第195條 第3項所稱之身分法益,包括法律體系明認之身分權及身分 上利益(邱聰智著,姚志明修訂,新訂民法債編通則(上) ,第290頁,可資參照)。而婚姻係以夫妻之共同生活為其 目的,配偶應互相協力保持其共同生活圓滿安全及幸福,而 夫妻互守誠實,係為確保其共同生活之圓滿安全及幸福之必 要條件,故應解為配偶因婚姻契約而互負誠實之義務,配偶 之一方行為不誠實,破壞共同生活之圓滿安全及幸福者,即 為違反因婚姻契約所生之義務而侵害他方之權利。從而,夫 妻任一方與他人間存有逾越結交普通朋友等一般社交行為之 不正常往來,其行為已逾社會一般通念所能容忍之範圍,已 達破壞婚姻共同生活圓滿安全及幸福之程度時,自屬不法侵 害他方配偶權之行為。被告固以配偶權是否法律上保護之權 利仍有爭議等語置辯(見本院卷一第460頁)。惟觀司法院 大法官會議釋字第791號宣告刑法第239條規定違憲之解釋理 由書,係以刑法第239條規定以刑罰處罰通、相姦行為所得 以實現之公益尚屬不大,對憲法第22條所保障性自主權之限 制有所失衡為由,而細繹理由書所述「婚姻制度具有維護人 倫秩序、性別平等、養育子女等社會性功能,且因婚姻而生 之永久結合關係,亦具有使配偶雙方在精神上、感情上與物 質上互相扶持依存之功能。故國家為維護婚姻,非不得制定 相關規範,以約束配偶雙方忠誠義務之履行」、「系爭規定 一(按:即刑法第239條)以刑罰規範制裁通姦與相姦行為 ,即便有助於嚇阻此等行為,然就維護婚姻制度或個別婚姻 關係之目的而言,其手段之適合性較低。惟整體而言,系爭 規定一尚非完全無助於其立法目的之達成。」等語,無非仍 有肯認「約束配偶雙方履行互負之婚姻忠誠義務,以維護婚 姻制度及個別婚姻之存續」可為一目的適當之公權力行為, 即有「受法律保護之正當性」存在之意義,僅國家以刑罰介 入造成之損害可能過甚而已,簡言之即目的合憲但手段違憲 。而原告主張伊與被告甲○○為配偶關係,業經其提出戶籍謄 本1紙為證(見本院卷一第467頁),應認即有堪受保護之法 益存在。被告質之配偶權尚非法律上保護之權利,顯與前開 司法院大法官會議所揭立場及現行司法實務多數見解有悖, 更難合於一般人對於法秩序或婚姻制度之理解及期待,與本 院之認識與確信亦難互符,並無從拘束本院法律適用之效力 ,合先敘明。  ㈡再者,隱私權雖係憲法第22條保障之人權價值,然憲法第16 條規定人民有訴訟之權,為求訴訟權利之實現,法院自應允 許身為訴訟主體之當事人在訴訟進行有完全陳述及提出證據 方法之權利,此種程序正義之表現,亦為法治國原則保障之 訴訟價值。縱使侵害配偶權案件中可能發生配偶權、隱私權 間相互衝突之情形,但民、刑事訴訟本質上有其不同,於民 事訴訟蒐證階段往往不存在國家公權力行為之介入,亦無嚇 阻司法人員不法取證、避免司法權失衡之考量,僅私人蒐證 致違法侵害對造權利時,該人亦須自負其他刑事(如違反通 訊保障及監察法、刑法妨害自由、妨害秘密罪章等)、民事 責任,法院面對證據能力之判斷標準,與刑事訴訟程序之顧 慮亦將有別。本件原告提出原證1之對話紀錄及原證4、10之 照片,被告固稱係原告未經被告甲○○同意擅自侵入被告甲○○ 手機轉存電磁紀錄,及非法侵入被告單○○中華路住處地下停 車場拍照(見本院卷一第475頁),惟究無證據證明係原告 以強暴、脅迫等非和平之方式取得,雖有涉被告之私人領域 ,但配偶權侵害亦多採秘密方式為之,證據取得有其困難性 ,兩相權衡之後(本院按:雖不涉及國家公權力對人民基本 權之限制,但依基本權對第三人效力理論目前通說所採取之 「間接效力說」,因基本權的保障為憲法的基本價值決定, 尊重基本權本身就是一種「公共秩序」或「善良風俗」,故 仍可透過如民法第71條、第72條規定,且依同法第148條規 定,權利行使應依誠實及信用方法,並不得違反公共利益, 或以損害他人為主要目的之精神,將基本權間接適用於民事 法律關係,在個案對私人行為進行利益權衡,以實現憲法基 本權價值體系於法秩序之一致性),仍應認其採證合於比例 原則,即不宜由法院輕易否定當事人提出之證據方法,應回 歸舉證責任之分配及實質證據力之判斷,在令當事人充分辯 論後進行評價,方能兼顧對人民訴訟權益之保障。至被告援 引之最高法院103年度台上字第3893號、臺灣高等法院112年 度上訴字第3455號判決均為刑事判決(見本院卷一第471頁 至第473頁),係該案被告是否能以私人蒐證阻卻違法之問 題,與民事程序證據能力之認定無涉,其結論與本院前述私 人蒐證之一方違法侵害他人權利時尚須負擔刑、民事責任之 論述亦無不符。據此,被告辯稱被告間對話紀錄及被告單○○ 中華路住處地下停車場照片應不得作為證據使用等語,均無 足採。   ㈢當事人主張有利於己之事實者,就其事實有舉證之責任,民 事訴訟法第277條前段定有明文。民事訴訟如係由原告主張 權利者,應先由原告負舉證之責,若原告先不能舉證,以證 實自己主張之事實為真實,則被告就其抗辯事實即令不能舉 證,或其所舉證據尚有疵累,亦應駁回原告之請求;以侵權 行為為原因,請求回復原狀或賠償損害者,應就其權利被侵 害之事實負立證之責,最高法院17年上字第917號、19年上 字第38號判例著有明文;復按侵權行為之成立,須行為人因 故意過失不法侵害他人權利,亦即行為人須具備歸責性、違 法性,並不法行為與損害間有因果關係,始能成立,且主張 侵權行為損害賠償請求權之人,對於侵權行為之成立要件應 負舉證責任(最高法院100年度台上字第328號判決意旨參照 )。本件原告主張被告單○○明知被告甲○○為有配偶之人,已 為被告所不爭執(見本院卷一第460頁),惟原告主張被告 曾有逾越普通友人之交往關係存在,則為被告所否認,並以 前揭情詞置辯。依前開說明,自應由原告就其主張有利於己 之事實,負有舉證責任。經查:   ⒈依原告所提出之LINE對話紀錄,可見原告於112年6月28日晚 上9時10分許、112年6月29日晚上9時13分許、112年6月30日 晚上10時29分許、112年7月1日晚上9時46分許、112年7月11 日凌晨0時42分許、112年7月16日晚上10時24分許、112年7 月18日凌晨1時18分許、112年7月23日凌晨0時56分許、112 年8月21日晚上9時50分許、112年8月22日晚上9時53分許、1 12年8月23日晚上9時59分許、112年8月24日晚上8時58分許 、112年8月26日晚上7時49分許、112年8月28日晚上11時許 、112年8月29日晚上10時52分許、112年8月30日晚上8時58 許、112年9月1日晚上9時31分許、112年9月15日晚上8時27 分許、112年9月21日晚上9時8分許、112年9月28日晚上9時2 5分許、112年10月15日晚上6時17分許、112年10月23日晚上 7時57分許、113年1月13日凌晨0時34分許、113年1月15日凌 晨0時18分許、113年1月19日晚上11時36分許、113年1月22 日晚上8時3分許至少26次相約見面(見本院卷一第42頁、第 44頁、第45頁、第46頁、第64頁、第70頁、第71頁、第75頁 、第186頁、第189頁、第191頁、第193頁、第195頁、第204 頁、205頁、第208頁、第211頁、第264頁、第296頁、第312 頁、第320頁、第341頁、第387頁、第388頁、第390頁、第3 91頁),復於112年8月30日、112年9月1日、112年9月21日 至少3次討論當日發生之性行為(見本院卷一第208頁、第21 1頁、第296頁)。細繹兩人對話內容除長時間以「老公」、 「老婆」相稱,多有彼此吐露愛意,及討論發生性行為等私 密互動過程之語句,被告單○○甚至於112年10月29日對被告 甲○○稱「對於我單○○本人已違犯妨害家庭和有婚約的女性發 生性行為並持續有溝通,只要有婚約存在,我不可以和你有 任何型式的溝通必須切斷,很遺憾這是為了避免持續對你造 成不好的影響,即便我們有再多的理由,還是會被攻擊與貶 低,但我還是很白目,不想切斷」等語(見本院卷一第348 頁)。衡以上開對話為被告間之私人訊息往來紀錄,在被告 發送當下,應無預料日後將作為訴訟證據使用之可能性,具 有高度之證明力,堪認被告確有如附表編號1、2所示之不當 交往行為。另就編號1之次數,本院認定之數次為相約「至 少26次以上」之不詳次數,惟不能確定地點均在被告單○○位 於中華路之住處,及發生性行為「至少3次以上」之不詳次 數,並依原告主張視作同一加害行為予以評價如後。被告辯 稱原證1之對話紀錄僅為被告開玩笑之對話,不能證明被告 曾發生性行為,顯然與客觀證據不符,尚無足採。被告單○○ 明知被告甲○○為有配偶之人,自應尊重原告及被告甲○○之婚 姻生活,2人持續以如情侶之相處方式親密交往,已足以破 壞原告及被告甲○○婚姻生活之圓滿與幸福,侵害原告基於配 偶關係所生身分法益至明,揆之首揭說明,自屬不法侵害他 方配偶權之行為,亦即民法第195條第3項所指之身分法益, 且情節重大,其等行為在客觀上均為造成原告損害之共同原 因,而有行為關聯共同,應負全部損害之賠償責任。從而, 原告依民法第184條第1項前段、第185條第1項前段、第195 條第3項準用第1項等規定,請求被告應負共同侵權行為之損 害賠償責任,連帶賠償其非財產上損害,應屬有據。  ⒉惟就附表編號3部分,原告僅以停放於被告單○○中華路住處地 下停車場之車牌號碼000-0000號、○○-○○號、○○-○○號車輛( 下稱系爭車輛)均為被告甲○○使用之車輛,主張被告同居於 被告單○○中華路住處。然所謂同居,有認須以有雙宿同眠之 事實即足,亦有認指居住一處共同為生活者(最高法院109 年度台簡抗字第17號、109年度台抗字第1080號裁定意旨參 照)。被告雖不爭執系爭車輛為被告甲○○有權使用之車輛( 見本院卷二第134頁),但考量照片究為一靜態紀錄,僅能 證明系爭車輛於原證4照片之拍攝時間113年3月27日上午9時 16分許、113年4月8日上午9時16分許、113年4月9日上午9時 16分許、113年4月10日上午8時57分許、113年4月15日上午9 時20分許、113年4月17日上午9時4分許、113年4月22日上午 9時許、113年5月6日上午9時19分許、113年5月7日上午9時2 1分許、113年5月13日上午9時許、113年6月1日凌晨0時53分 許、113年6月3日凌晨0時58分許(見本院卷一第411頁至第4 16頁)、○○○○公寓大廈管理委員會113年11月13日○○字第113 11131號函檢附照片之不詳拍攝時間(見本院卷二第93頁) 、原證10照片之拍攝時間113年1月15日上午8時34分許、113 年3月27日上午9時16分許、113年4月8日上午9時16分許、11 3年4月9日上午9時16分許、113年4月10日上午8時57分許、1 13年4月15日上午9時20分許、113年4月17日上午9時4分許、 113年4月22日上午9時許、113年5月6日上午9時19分許、113 年5月7日上午9時21分許、113年5月13日上午9時許、113年6 月1日凌晨0時53分許、113年6月3日凌晨0時58分許(見本院 卷二第149頁至第155頁),曾經停放在被告單○○中華路住處 之地下停車場,尚無從得知係何人實際使用、駕駛前往,縱 為被告甲○○本人駕駛,停放之目的亦屬不明,原告以此推認 兩造已同居於被告單○○中華路住處,尚嫌速斷,此外,原告 並未舉證以實其說,舉證尚有未盡,此部分請求,則難認有 據。  ㈣復按慰藉金之多寡,應斟酌雙方之身分、地位、資力與加害 之程度及其他各種情形核定相當之數額。其金額是否相當, 自應依實際加害情形與被害人所受之痛苦及雙方之身分、地 位、經濟狀況等關係決定之;慰藉金之賠償須以人格權遭遇 侵害,使精神上受有痛苦為必要,其核給之標準固與財產上 損害之計算不同,然非不可斟酌雙方身分資力與加害程度, 及其他各種情形核定相當之數額(最高法院85年度台上字第 460號判決、51年台上字第223號判例意旨參照)。本件被告 於原告及被告甲○○婚姻關係存續期間有如附表編號1、2所示 之不當交往行為,客觀上對原告之婚姻生活造成破壞,侵害 原告之配偶權,亦即民法第195條第3項所指之身分法益,且 情節重大,原告精神上、心理上及感情上受有相當之痛苦, 應可確定。本院審酌原告自陳為碩士畢業,在補習班擔任教 職,與被告甲○○共同扶養未成年子女1名,111、112年度申 報所得分別為1,073,260元、872,008元,名下無財產;被告 甲○○自陳為碩士畢業,為公司專案經理,111、112年度申報 所得分別為430,162元、419,440元,名下財產有土地3筆、 房屋1棟、汽車1輛、投資1筆;被告單○○自陳為大學畢業, 從事房地產業,需扶養未成年子女1名,111、112年度申報 所得分別為1,132,212元、39,361元,名下財產有投資1筆等 情,業據兩造於本院審理時所自陳(見本院卷二第110頁、 第157頁、第135頁),並有本院依職權查詢兩造之稅務T-Ro ad資訊連結作業共12份在卷可稽(見本院限閱卷第3頁至第3 0頁),暨兩造之教育程度、身分、地位、經濟能力,及被 告侵害行為態樣、原告因此所遭受精神上痛苦之程度等一切 情狀,認原告請求被告如附表編號1、2所示不當交往之侵權 行為所生之非財產上之損害賠償,各於400,000元、100,000 元,合計500,000元之範圍內【計算式:400,000元+100,000 元=500,000元】,尚無不當,逾此範圍之請求,則屬過高。  ㈤再按給付無確定期限者,債務人於債權人得請求給付時,經 其催告而未為給付,自受催告時起,負遲延責任;其經債權 人起訴而送達訴狀,或依督促程序送達支付命令,或為其他 相類之行為者,與催告有同一之效力;遲延之債務,以支付 金錢為標的者,債權人得請求依法定利率計算之遲延利息; 應付利息之債務,其利率未經約定,亦無法律可據者,週年 利率為百分之5,民法第229條第2項、第233條第1項及第203 條分別定有明文。本件被告對原告所負損害賠償之債務,係 無確定期限之給付,被告在受原告催告而未為給付時,始負 遲延責任,又本件民事起訴狀繕本於113年7月29日送達被告 甲○○,於113年8月27日送達被告單○○,有送達證書2紙可憑 (見本院卷一第435頁、第438-3頁),即應以該起訴狀繕本 之送達,認定發生催告效力。因此,原告請求被告連帶給付 500,000元,被告甲○○自113年7月30日起,被告單○○自113年 8月28日起,均至清償日止,按週年利率百分之5計算之利息 ,亦屬有據。 五、綜上所述,本件被告於原告與被告甲○○婚姻關係存續期間內 有如附表編號1、2所示之不當交往行為,已侵害原告之配偶 權,亦即民法第195條第3項所指之身分法益,且情節重大。 原告依民法第184條第1項前段、第185條第1項前段、第195 條第3項準用第1項之規定請求被告連帶給付500,000元,及 被告甲○○自113年7月30日起,被告單○○自113年8月28日起, 均至清償日止,按週年利率百分之5計算之法定遲延利息, 為有理由,應予准許,逾此範圍之請求,即屬無據,應予駁 回。又原告係依第184條規定請求損害賠償,其訴訟標的雖 有數項,但僅有單一之聲明。本院已依第184條第1項前段規 定認被告應負前開賠償責任,該勝訴部分與依他項標的所得 請求之損害額並無軒輊,自無庸就原告他項標的另為審判之 必要,併此敘明。 六、本件事證已臻明確,兩造其餘攻擊防禦方法及舉證,核與判 決結果均無影響,爰不另一一論述。  七、原告固陳明願供擔保,聲請宣告假執行,惟本件原告勝訴部 分,所命給付之金額未逾500,000元,依民事訴訟法第389條 第1項第5款規定,應依職權為假執行之宣告,併依同法第39 2條第2項規定,依被告之聲請酌定其免為假執行之擔保金如 主文第4項所示。至於原告敗訴部分,其假執行之聲請業因 訴之駁回而失所附麗,應併予駁回。 八、據上論結,本件原告之訴一部為有理由、一部為無理由,依 民事訴訟法第79條、第85條第2項、第389條第1項第5款、第 392條第2項,判決如主文。    中  華  民  國  114  年  1   月  10  日          民事第四庭  法 官 徐安傑 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於送達後20日內,向本院提出上訴狀並表明上 訴理由,如於本判決宣示後送達前提起上訴者,應於判決送達後 20日內補提上訴理由書(須附繕本)。 如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。 中  華  民  國  114  年  1   月  10  日                 書記官 顏珊姍 附表(參見本院卷二第81頁至第82頁): 編號 行為時間 行為態樣 請求數額(新臺幣) 本院認定 1 自112年6月起至113年1月止 被告甲○○深夜前往被告單○○住處至少28次以上,期間發生性行為至少4次以上 700,000元 400,000元(本院認定為相約「至少26次以上」,發生性行為「至少3次以上」之不詳次數) 2 自112年6月起至113年2月1日止 於LINE發送超出一般友人界限之訊息往來等發生性行為以外其餘不當交往行為 220,000元 100,000元 3 113年2月起迄今 被告甲○○藉詞因故須搬回娘家,實則與被告單○○同居於被告單○○中華路住處 80,000元 不能證明

2025-01-10

TNDV-113-訴-1270-20250110-1

家親聲
臺灣高雄少年及家事法院

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臺灣高雄少年及家事法院民事裁定 112年度家親聲字第169號 聲 請 人 乙○○ 訴訟代理人 邵允亮律師 相 對 人 甲○○ 訴訟代理人 林瑋庭律師 上列當事人間聲請變更調解筆錄內容事件,本院裁定如下:   主   文 聲請駁回。 聲請程序費用由聲請人負擔。   理   由 一、聲請意旨略謂:相對人甲○○與聲請人乙○○原為夫妻,婚後育 有未成年子女丙OO、丁OO、戊OO(下合稱未成年子女,若單 指其中1人則逕稱其姓名),然隨著戊OO愈加成長,聲請人 愈加發現其面貌與聲請人並不相似,經聲請人攜同戊OO進行 親子鑑定,始發現2人並不具血緣關係,聲請人因而訴請離 婚。嗣兩造於民國109年3月11日經本院調解離婚(下稱系爭 調解筆錄),該調解筆錄調解條款第4點約定「乙○○應自民國 109年4月份起至民國114年11月份止,按月於每月15日前, 給付甲○○關於以甲○○為要保人、未成年子女丙OO、丁OO、戊 OO、乙○○為被保險人之保險契約之保險費,及以甲○○為要保 人、乙○○為被保險人之保險費之保險契約之保險費共計新臺 幣(下同)25,000元,並匯入甲○○上開之存款帳戶。」(下稱 系爭第4款約定),第5點則約定:「乙○○應自民國114年12 月份起至民國119年3月份止,按月於每月15日前,給付甲○○ 上開四、之保險費新台幣30,000元,並匯入甲○○上開之存款 帳戶。」(下稱系爭第5款約定)。兩造調解程序時就給付保 費數額計算,係以全家五人保費每年約56萬6,239元為據, 聲請人於114年11月前每月負擔53%、114年12月後每月負擔6 4%。惟有部分保單經相對人持以質借(附表編號3、18),有 部分保單屆期毋庸再繳保費(附表編號4、31、34之1、34之2 )或即將屆期(附表編號37、38),經聲請人向保險人表示撤 銷而為終止(附表編號26、36)或經相對人終止保險契約(附 表編號22),或有部分保險契約非系爭第4款、第5款約定應 給付之保險契約(附表編號16、17、19至21、27、31至33、3 4之2、35、39至41),均不應列入全家五人年保費計算範疇 。且雖調解程序時約定聲請人應將聲請人為要保人、聲請人 或未成年子女為被保險人之保險契約之要保人變更為相對人 ,但保險人認為要保人與被保險人同為聲請人之保險契約, 因聲請人與相對人離婚已不具有保險利益,變更要保人為相 對人屬違背強制規定而無效。綜上,本件有情事變更,仍依 系爭第4款、第5款約定給付保險費顯失公平,爰請求變更系 爭第4款約定為6,200元、系爭第5款約定為6,100元等語。 二、相對人則以:調解時並無約定比例或依比例每年調整之約定 ,係依估算之全家每年保費56萬6,239元,由兩造平均負擔 算出每月23,593元後(計算式:566239÷24=23593.29,小數 點以下四捨五入),再湊整數為25,000元;而三名子女成年 後毋庸給付扶養費,聲請人有餘裕多給付,故為30,000元。 聲請人當時急於離婚,已自行考量後果,保單屆期或有部分 保單被保險人非未成年子女,為聲請人於調解當下即能預見 ,而終止保險契約或拒絕變更要保人則為聲請人自身行為, 均難謂情事變更。又相對人雖有終止保單或持以質借之情, 係因聲請人當時以各種理由短付保費和扶養費,相對人已經 盡可能維持保險契約,仍力有未逮,無奈之下只好終止或質 借,且相對人自己也有支付保費,當然可以質借。兩造既經 調解成立系爭調解筆錄,與確定判決有同一效力,無由任意 變更,系爭調解筆錄無變更之必要等語置辯。 三、按家事事件法第84條第1 項準用同法第83條第3 項之規定, 法院就家事非訟事件所成立之調解後而情事變更者,法院得 撤銷或變更之。又所謂情事變更原則,旨在規範契約成立後 有於訂約當時不可預料之情事發生時,經由法院裁量以公平 分配契約當事人間之風險及不可預見之損失。是法律關係發 生後,為其基礎或環境,於法律效力終了前,因不可歸責於 當事人之事由,致發生非當初所得預料之劇變,如仍貫徹原 定之法律效力,顯失公平者,法院即得依情事變更原則加以 公平裁量而為增減給付或變更其他原有之效果。而是否發生 非當初所得預料之劇變,應綜合社會經濟情況、一般觀念及 其他客觀情事加以判斷(最高法院99年度台上字第1336號裁 判要旨參照)。 四、經查:  ㈠聲請人主張兩造原為夫妻,婚後育有未成年子女丙OO、丁OO 、戊OO,嗣於109年3月11日經本院調解離婚,並於調解筆錄 約定系爭第4款、第5款約定,有系爭調解筆錄在卷可佐(見 本院卷第35至41頁),復經本院依職權調閱本院108年度家調 字第2064號離婚等事件卷宗核閱無訛,且為兩造所不爭執, 堪信為真實。  ㈡聲請人主張附表編號4、31、34之1、34之2之保險契約已屆期 ,而附表編號37、38保險契約即將屆期等語,查附表編號4 、31、34之1、34之2之保險契約分別於111年1月18日(聲請 人所列附表誤載為111年1月9日)、111年6月24日、109年11 月18日、110年2月11日繳期屆滿;附表編號37、38保險契約 則分別於113年5月12日、114年11月29日繳期屆滿,有全球 人壽保險股份有限公司112年4月28日全球壽(保全)字第1120 428011號函暨檢附保險契約資料(下稱全球函覆資料)、兆豐 產物保險股份有限公司112年6月14日兆產個保字第11254002 78號函暨檢附保險資料(下稱兆豐函覆資料)、遠雄人壽保險 事業股份有限公司112年5月2日陳報狀(下稱遠雄函覆資料) 、三商美邦人壽保險股份有限公司112年4月21日(112)三法 字第00775號函暨檢附保險資料(下稱三商函覆資料)可查(本 院卷一第179至181、187、207至209、225至229頁),且為相 對人所不爭執(本院卷二第49頁),固堪認定。然聲請人自承 調解討論時有看到相對人提出之附表(本院卷二第51頁),而 相對人於調解時所提出之附表,其上已有各保險契約生效日 及繳期若干年之記載,經本院核閱108年度家調字第2064號 離婚等事件卷宗無訛,故任何人能輕易計算保險屆期之時間 ;況調解時聲請人亦委任訴訟代理人在場參與,聲請人與訴 訟代理人共同評估保險是否屆期並無困難,保險是否屆期自 為聲請人於調解當時所能知悉之事項,事後主張情事變更, 委無理由。  ㈢聲請人主張附表編號26、36之保險契約已為聲請人所撤銷等 語,查此些保險契約經聲請人撤銷,有保單資料查詢、國際 康健人壽保險股份有限公司111年2月23日康健(總)00000000 000號函可證(本院卷一第44、45頁),相對人對此二保險契 約形式上為聲請人解約亦無爭執(本院卷二第49頁),亦堪認 定。然此為聲請人片面解約,係可歸責於聲請人之事由,並 非客觀上有何訂約當時不可預料之情事發生,若能依此認係 情事變更,豈非容任聲請人以個人行為片面毀棄系爭調解筆 錄,殊無此理。  ㈣聲請人主張附表編號16、19至21、27、31至32、34之2、35、 40至41之保險契約要保人及被保險人均為相對人,附表編號 17保險契約之被保險人為庚OO(相對人之母)、附表編號33保 險契約之要保人為聲請人、被保險人為己OO(聲請人之母), 附表編號27保險契約則因保險公司拒絕變更要保人,故要保 人仍為聲請人,以上保險契約均不符合「相對人為要保人、 聲請人或未成年子女為被保險人之保險契約」之條件等語。 查附表編號16、19至21、27、31至32、34之2、35、40至41 之保險契約要保人及被保險人均為相對人,附表編號17保險 契約之被保險人為庚OO、附表編號33保險契約之被保險人為 己OO,有全球人壽函覆資料、遠雄函覆資料、附表編號27保 險契約查詢資料、三商函覆資料、兆豐函覆資料、富邦人壽 保險股份有限公司112年4月25日富壽權益(客)字第11200019 51號函暨檢附之保險資料、安達國際人壽保險股份有限公司 112年4月21日安達保字第1120000781號函、台灣人壽保險股 份有限公司112年4月26日台壽字第1120002979號函暨檢附保 險資料可查(本院卷一第207至211、187、47、179至186、22 5至229、169至171、177、173至175頁),固然可認上開保險 契約有部分之要保人與被保險人均為相對人,部分保險契約 之被保險人非兩造或未成年子女之情。然承前,相對人於調 解時所提出之附表,其上已有要保人與被保險人之記載,並 無隱瞞聲請人之情事,聲請人若認為以此列入附表內作為計 算基礎有所不公,當能於調解當下表示同意與否,尚無日後 反悔之理。至附表編號27之保險契約雖因保險人拒絕變更要 保人而仍維持為聲請人,但調解筆錄中清楚載明「以聲請人 為要保人之保險契約,要保人應變更為相對人,聲請人同意 偕同相對人辦理變更」等語,故兩造於調解當下之認知即為 聲請人同意共同支付該筆保單費用,尚不因日後不能變更要 保人名義而有異。  ㈤聲請人主張附表編號22之保險契約為相對人所解約,附表編 號3、18之保險契約經相對人持以質借等語,查附表編號22 之保險契約經相對人於110年2月24日解約,有台灣人壽保險 股份有限公司110年12月14日台壽字第1102640340號函、112 年4月26日台壽字第1120002979號函暨檢附保險資料可證(本 院卷一第43、175頁),且上情為相對人所不爭執(本院卷二 第45頁),自可認定。然聲請人自承109年5月起因發現有繳 期屆滿及解約之保單及信用卡債權,故扣減保險費用等語( 本院卷二第41頁),且兩造針對短付一事已達成和解,聲請 人應給付109年5月至111年2月間短付之金額,有臺灣高雄地 方法院111年度訴字第959號民事和解筆錄可查(本院卷二第5 、6頁),堪信聲請人有於109年5月起短付系爭第4款約定所 示金額之情。聲請人雖因認相對人有未經同意刷卡之情而有 信用卡債權,並申告相對人妨害電腦使用、詐欺、侵占等, 嗣經臺灣高雄地方檢察署檢察官以111年度偵字第30971號不 起訴處分(本院卷二第9至16頁),又聲請人自稱發現有繳期 屆滿及解約之保單等,竟未訴求正當法律途徑,逕自違背系 爭第4款約定,相對人為維持保險契約之有效,仍須繳足保 費,聲請人此舉必然造成相對人之經濟負擔,是相對人因而 持以質借或解約,毋寧是聲請人無故短付系爭第4款約定之 金額所造成,無由任聲請人自己違約在先,再稱有情事變更 之情。是聲請人以此為由,請求變更調解筆錄系爭第4款約 定,自無足採。  ㈥聲請人主張附表編號1至4保險契約之要保人變更為相對人, 應違反強制規定而自始無效,亦非屬系爭第4款、第5款約定 之標的契約等語。然查,聲請人訴請確認附表編號1至4保險 契約要保人變更無效,業經臺灣臺北地方法院112年度保險 字第36號判決駁回確定(本院卷一第355至366頁),聲請人此 部分主張亦屬無據。 五、綜上所述,聲請人既未能證明本件確有何因情事之變更,致 依系爭調解筆錄內容履行顯失公平,而有變更系爭調解解筆 錄之必要。從而,聲請人請求變更系爭調解筆錄當中系爭第 4款、第5款約定如其聲明所示,為無理由,應予駁回。 六、本件事證已臻明確,兩造其餘主張及舉證,經核與裁定結果 不生影響,爰不另一一論述,附此敘明。 七、爰裁定如主文。       中  華  民  國  114  年  1   月   10  日          家事第一庭  法 官 王奕華 以上正本係照原本作成。 如對本裁定抗告須於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀,並繳 納裁判費新台幣1,000元。          中  華  民  國  114  年  1   月  13  日                  書記官 陳長慶 編號 保險人 保單號碼 要保人 被保險人 契約生效日 契約繳期 保費 1 全球人壽 0000000000 乙○○(甲○○) 乙○○ 0000000 30 6958 2 全球人壽 DU004165 乙○○(甲○○) 乙○○ 951225 30 17996 3 全球人壽 ES018132 乙○○(甲○○) 乙○○ 970501 20 57204 4 全球人壽 DR032750 乙○○(甲○○) 乙○○ 960119 15 57432 5 全球人壽 00000000000 乙○○(甲○○) 丙OO 0000000 30 5230 6 全球人壽 DR006876 乙○○(甲○○) 丙OO 950423 30 6547 7 全球人壽 00000000000 乙○○(甲○○) 丁OO 0000000 30 3905 8 全球人壽 DR005962 乙○○(甲○○) 丁OO 950328 30 9600 9 全球人壽 DR058608 乙○○(甲○○) 丁OO 960828 30 6163 10 全球人壽 DR024708 乙○○(甲○○) 丁OO 951110 30 10616 11 全球人壽 FM000229 乙○○(甲○○) 丁OO 980730 30 2214 12 全球人壽 00000000000 乙○○(甲○○) 戊OO 0000000 30 3835 13 全球人壽 DR025936 乙○○(甲○○) 戊OO 951117 30 33108 14 全球人壽 DR058652 乙○○(甲○○) 戊OO 960828 30 5789 15 全球人壽 FM000230 乙○○(甲○○) 戊OO 980730 30 2152 16 全球人壽 0000000000 甲○○ 甲○○ 0000000 30 6655 17 全球人壽 DU002161 甲○○ 庚OO 950712 20 14690 18 全球人壽 ES026141 甲○○ 戊OO 980416 20 88608 19 全球人壽 FF008053 甲○○ 甲○○ 980731 30 8398 20 全球人壽 I0000000 甲○○ 甲○○ 990716 20 24556 21 中信人壽(台灣人壽) 0000000000 甲○○ 甲○○ 0000000 20 3212 22 中信人壽(台灣人壽) 0000000000 甲○○ 乙○○ 0000000 20 3212 (已解約) 23 中信人壽(台灣人壽) 0000000000 甲○○ 戊OO 0000000 20 4689 24 中信人壽(台灣人壽) 0000000000 甲○○ 丙OO 0000000 20 4621 25 中信人壽(台灣人壽) 0000000000 甲○○ 戊OO 0000000 20 4719 26 新光人壽 0000000000 甲○○ 乙○○ 0000000 30 4260 27 遠雄人壽 000000000-0 乙○○(甲○○) 乙○○ 0000000 20 5475 28 遠雄人壽 000000000-0 甲○○ 丁OO 0000000 30 3550 29 遠雄人壽 000000000-0 甲○○ 戊OO 0000000 30 3480 30 遠雄人壽 000000000-0 甲○○ 丙OO 0000000 30 3170 31 遠雄人壽 0000000000 甲○○ 甲○○ 910624 20 29352 32 遠雄人壽 0000000000 甲○○ 甲○○ 0000000 30 5060 33 富邦人壽 0000000000-00 乙○○ 己OO 0000000 10 42996 34之1 兆豐產物 0208NCIC700024 甲○○ 乙○○ 0000000 1 3325 34之2 兆豐產物 0208NCIC750048 甲○○ 甲○○ 0000000 1 3335 35 康健人壽(安達人壽) TWVL295280 甲○○ 甲○○ 0000000 00000 (000年1月13日未繳保費失效) 36 康健人壽(安達人壽) TWV0000000 甲○○ 乙○○ 0000000 00000(000年3月30日解約) 37 三商人壽 000000000000 乙○○(甲○○) 丁OO 930512 20 13403 38 三商人壽 000000000000 乙○○(甲○○) 戊OO 941129 20 12605 39 三商人壽 000000000000 丙OO 丙OO 0000000 20 22876 40 三商人壽 000000000000 甲○○ 甲○○ 960110 20 9246 41 三商人壽 000000000000 甲○○ 甲○○ 940322 20 停繳

2025-01-10

KSYV-112-家親聲-169-20250110-1

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