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上更一
臺灣高等法院

分割共有物

臺灣高等法院民事裁定 111年度上更一字第199號 上 訴 人 林素華 訴訟代理人 周福珊律師 被 上訴人 陳萬成 陳萬金 陳玉芳 陳金條 陳金枝 陳春樹 陳王寶鳳 陳泳旭 謝秀青 陳致廷 謝秉宏 陳昱君 陳秋琴 王之寓 陳譯涵 謝瑞蘭(即陳根旺之承受訴訟人) 陳芸慧(即陳根旺之承受訴訟人) 陳惠蘭(即陳根旺之承受訴訟人) 陳杉德(即陳根旺之承受訴訟人) 陳玉龍(即陳根旺之承受訴訟人) 陳泳銓(即陳根旺之承受訴訟人) 陳羽庭(即陳根旺之承受訴訟人) 黃虹諮(即陳冠宇之承受訴訟人) 陳慧珊(即陳冠宇之承受訴訟人) 陳琬祺(即陳冠宇之承受訴訟人) 陳韻如(即陳冠宇之承受訴訟人) 上26人共同 訴訟代理人 陳宏彬律師 被 上訴人 陳聰煙 陳通文 陳通達 陳聰明 張譯方 江旭章 上列當事人間分割共有物事件,因事實尚有欠明瞭之處,應命再 開言詞辯論,特此裁定。 中 華 民 國 113 年 10 月 18 日 民事第十五庭 審判長法 官 陳慧萍 法 官 吳若萍 法 官 陳杰正 正本係照原本作成。 不得抗告。 中 華 民 國 113 年 10 月 18 日 書記官 林雅瑩

2024-10-18

TPHV-111-上更一-199-20241018-1

聲再
臺灣高等法院

損害賠償聲請再審

臺灣高等法院民事裁定 113年度聲再字第96號 聲 請 人 双龍國際有限公司 法定代理人 王清要 上列聲請人因與相對人律僑國際物流有限公司等間請求損害賠償 事件,對於中華民國110年5月18日本院110年度再易字第5號裁定 聲請再審,本院裁定如下: 主 文 聲請駁回。 聲請費用由聲請人負擔。 理 由 一、按再審之訴,應於30日之不變期間內提起。前項期間自判決 確定時起算,判決於送達前確定者,自送達時起算;其再審 之理由發生或知悉在後者,均自知悉時起算,民事訴訟法第 500條第1項、第2項前段分別定有明文。又提起再審之訴, 應依同法第501條第1項第4款規定,表明再審理由,及關於 再審理由並遵守不變期間之證據,此為必須具備之程式;所 謂表明再審理由,必須指明確定判決有如何合於法定再審事 由之具體情事,始為相當;倘僅泛言有何條款之再審事由, 而無具體情事者,尚難謂已合法表明再審理由。未表明者, 法院無庸命其補正。上開規定依同法第507條,於對於確定 裁定聲請再審準用之。 二、經查,聲請人對民國110年5月18日本院110年度再易字第5號 裁定(下稱原確定裁定)聲請再審,該裁定因不得抗告而於 同日確定,並於同年月28日送達聲請人,有原確定裁定、本 院書記官辦案進行簿可稽(見本院卷第67至76頁)。聲請人 雖主張本院110年度再易字第5號事件於110年4月27日言詞辯 論期日,審判長未發問或曉諭其聲明證據或為其他必要之聲 明及陳述,且就足以影響於裁判之重要證據漏未斟酌,故原 確定裁定有民事訴訟法第436條之7、第498條之再審事由云 云,然依其所陳之重要證據(見本院卷第18至21頁、本院卷 第35至58頁),其中提單、民事再審言詞辯論意旨狀㈢、民 事再審辯論意旨(補陳書)狀、賠償協議書、本院110年度 再易字第5號事件準備程序筆錄等,均為聲請人收受原確定 裁定前所提出之書狀、證據或所知悉之卷存資料;而本院書 記官辦案紀錄簿、本院函文、民事聲明異議狀、監察院函文 、司法院民事廳函文、聲請狀、最高法院函文等,均為聲請 人於收受原確定裁定後所提再審、陳情等相關案件,經本院 、監察院、司法院查核相關資訊後所為紀錄、函文、函覆等 資料,核非屬足以影響於裁判之重要證據,自難認為再審理 由發生或知悉在後之事由,而無民事訴訟法第500條第2項再 審理由知悉在後規定之適用,聲請人遲至113年9月23日始提 起本件再審之訴(見本院卷第3頁),顯已逾30日之不變期 間。又聲請人雖一再主張因前程序多次以不當裁定駁回其再 審之聲請,應自其收受最後裁定之日起算再審不變期間云云 ,核與前揭法律規定不符,難認可採。此外,聲請人並未具 體表明有何再審事由發生或知悉在後,並遵守不變期間之證 據,揆諸前揭說明,其再審之聲請即非合法,應予駁回。 三、據上論結,本件再審之聲請為不合法,爰裁定如主文。 中  華  民  國  113  年  10  月  15  日 民事第十五庭 審判長法 官 陳慧萍 法 官 吳若萍 法 官 潘曉玫 正本係照原本作成。 不得抗告。 中  華  民  國  113  年  10  月  15  日                             書記官 張淑芬

2024-10-15

TPHV-113-聲再-96-20241015-1

金上
臺灣高等法院

損害賠償

臺灣高等法院民事判決 112年度金上字第18號 上 訴 人 陳宏仁 訴訟代理人 劉作時律師 被 上訴人 國票綜合證券股份有限公司 法定代理人 王祥文 訴訟代理人 陳正斌 謝鵬翔 被 上訴人 國票期貨股份有限公司 法定代理人 王祥文 訴訟代理人 林秀美 蔡榮貞 上列當事人間請求損害賠償事件,上訴人對於中華民國111年12 月28日臺灣士林地方法院110年度金字第6號第一審判決提起上訴 ,並為訴之追加,本院於113年9月10日言詞辯論終結,判決如下 : 主 文 原判決關於駁回上訴人後開第二項之訴部分,及該部分假執行之 聲請,暨訴訟費用(除確定部分外)之裁判均廢棄。 被上訴人國票綜合證券股份有限公司、國票期貨股份有限公司應 連帶給付上訴人新臺幣壹仟肆佰柒拾貳萬肆仟壹佰肆拾捌元,及 被上訴人國票綜合證券股份有限公司自民國一百零九年十月十四 日起、被上訴人國票期貨股份有限公司自民國一百一十一年一月 八日起,均至清償日止,按週年利率百分之五計算之利息。 其餘上訴駁回。 第一審(除確定部分外)、第二審(含追加之訴)訴訟費用,由 被上訴人國票綜合證券股份有限公司、國票期貨股份有限公司連 帶負擔百分之九十六,餘由上訴人負擔。 本判決主文第二項所命給付,於上訴人以新臺幣肆佰玖拾萬捌仟 元為被上訴人國票綜合證券股份有限公司、國票期貨股份有限公 司供擔保後,得假執行。但被上訴人國票綜合證券股份有限公司 、國票期貨股份有限公司如以新臺幣壹仟肆佰柒拾貳萬肆仟壹佰 肆拾捌元為上訴人預供擔保,得免為假執行。 其餘假執行之聲請駁回。 事實及理由 壹、程序方面:   按於第二審得經他造同意後,為訴之變更或追加,此觀民事 訴訟法第446條第1項本文之意旨即明。上訴人於原審時,原 依金融消費者保護法(下稱金保法)第11條及第10條、第7 條第1項及第3項、民法第227條第1項及第2項、第184條第2 項規定,請求被上訴人國票綜合證券股份有限公司、國票期 貨股份有限公司(下分別逕稱國票證券公司、國票期貨公司 ,合稱被上訴人)應連帶給付上訴人新臺幣(下同)1,529萬 4,148元本息,嗣於本院審理中,追加依其與國票期貨公司 於民國108年6月11日簽訂之受託契約(下稱系爭受託契約) 第17條第1項、第4項、民法第544條、第188條等規定為請求 權基礎,為同一聲明之請求(見本院卷㈡第27至29頁);另 追加主張因國票期貨公司未於109年3月13日開盤時即時執行 代沖銷義務,致伊受有損害等情,依系爭受託契約第1條及 第17條第1項約定、民法第184條第2項規定,追加備位聲明 請求被上訴人應連帶給付上訴人306萬4,200元,及自112年4 月20日民事上訴理由狀及證據調查聲請狀繕本送達被上訴人 翌日起等語(見本院卷㈠第57頁、卷㈡第263頁)。以上關於 聲明及訴訟標的法律關係之追加,均為被上訴人所同意(見 本院卷㈡第8至9頁),依上說明,自應准許。 貳、實體方面: 一、上訴人主張:  ㈠伊前於108年6月11日向國票期貨公司申請開立期貨交易帳戶 (帳號:000000-0,下稱系爭帳戶),因109年3月12日台指 期貨盤中大幅走跌,伊原本預備砍倉,但經詢問國票證券公 司(即國票期貨公司之交易輔助人)員工屠莉莉如何增加帳 戶權益數,屠莉莉推薦可以有價證券抵繳保證金,抵繳金額 為股票市值之6成等語後,伊認以伊當時持有宏達電股票500 張、TPK股票70張(下合稱系爭股票)總市值1,899萬7,000 元,可抵繳6成之金額應為1,139萬8,200元,因此決定採行 ,並於同日下午3時許前往國票證券公司新莊分公司簽署有 價證券抵繳保證金約定書(下稱系爭抵繳約定書),及提出 系爭股票辦理抵繳。詎屠莉莉於翌日上午8時45分許,即以 電話通知伊系爭帳戶之風險指標低於30%,隨後又於同日上 午8時58分許通知伊已強制砍倉,並須追繳保證金388萬1,32 9元,伊事後始知得辦理抵繳保證金之有價證券,係以市值 之7成計,且占應繳結算保證金總額比率不得超過50%,故系 爭股票之市值雖有1,899萬7,000元,但僅能抵繳當時結算保 證金之一半即450萬元,而非以系爭股票總市值6成計之1,13 9萬8,200元。伊因被上訴人應告知而未告知有價證券抵繳保 證金之上限,致誤認以系爭股票得抵繳之保證金數額,足以 支應大盤漲跌,而未選擇於109年3月12日自行平倉,否則伊 即可取回109年3月12日收盤時系爭帳戶內之權益數(即帳戶 之清算值)1,141萬2,819元,及無須追繳保證金388萬1,329 元,而不致受有以上合計1,529萬4,148元之損害,爰擇一依 金保法第11條、第10條、第7條第1項、第3項、系爭受託契 約第17條第1項、民法第544條、第227條第1項、第2項、第2 24條、第184條第2項(違反保護他人之法律為期貨交易法第 56條第4項、期貨商管理規則第2條第1、2項及金保法第10條 規定)、第188條等規定;並依系爭受託契約第17條第4項、 民法第185條規定為連帶責任之依據,先位聲明請求被上訴 人應連帶給付上訴人1,529萬4,148元,及自109年10月14日 起至清償日止,按週年利率5%計算之利息(原審原告潘秀文 受敗訴判決部分,未據聲明不服,已經確定,非本件審理範 圍,茲不贅述)。  ㈡倘認上開請求為無理由,然依臺灣期貨交易所股份有限公司 (下稱期交所)106年4月13日臺期結字第10603002750號函 (下稱期交所2750號函)及期貨商內部控制制度編號CA-213 20(下稱CA-21320內控規範)之規定,被上訴人於系爭帳戶 風險指標低於30%時,即應執行代沖銷(即強制平倉),此 屬類公法義務,無裁量餘地,而系爭帳戶於109年3月13日一 開盤即上午8時45分,風險指標即僅有21%,本應即執行代沖 銷,被上訴人卻遲至同日上午8時58分13秒始實際執行代沖 銷,違反上開規定,致伊受有差額之損害計306萬4,200元。 爰依系爭受託契約第1條、第17條第1項及民法第184條第2項 (違反保護他人之法律為期貨交易法第56條第5項規定、期 貨商管理規則第2條第1項及第2項),追加備位起訴聲明請 求被上訴人應連帶給付上訴人306萬4,200元,及自112年4月 20日民事上訴理由狀及證據調查聲請狀繕本送達被上訴人翌 日起至清償日止,按週年利率5%計算之利息。 二、被上訴人則均以:  ㈠就上訴人先位之訴部分:上訴人為免其帳戶於109年3月13日 開盤後之風險指標低於30%而遭強制平倉,故於同年月12日 盤後至次日開盤前,催促屠莉莉向國票期貨公司申請有價證 券抵繳保證金事宜,國票證券公司櫃檯人員吳文群已於該日 下午當面告知,有價證券抵繳保證金規則係以股票市值7折 計算,抵繳上限為結算保證金之一半,且兩造所簽訂之系爭 抵繳約定書第1條亦載明「期貨商、結算會員辦理有價證券 抵繳保證金作業要點」屬該約定書之一部分,上訴人自不得 主張被上訴人未告知。縱認未告知,亦不影響上訴人始終均 係不想賣出,而無任何欲自行砍倉之意思,故其受有損害, 實係出於其錯誤之投資決定,不能向被上訴人請求賠償;退 步言,即使依上訴人所主張抵繳無上限之情況進行設算,其 帳戶之風險指標亦會於109年3月13日上午9時27分低於30%, 倘於該時間始為砍倉,上訴人將多損失389萬4,100元,再若 上訴人有以其他資金追繳保證金,則時至3月18日結算日, 其所持有之期貨商品將繼續大跌至9,264點,損失將更加重 ,顯見上訴人所受損害與被上訴人之行為間不具因果關係。 又上訴人主張之損害金額亦有不當,其帳戶之權益數額,並 非其於砍倉時即可取回之款項,實際數額係依市場成交價而 定,可能更高或更低,本件應由上訴人證明其確有下單,始 可能以該時點取價計算。況上訴人催促被上訴人迅速為其辦 理抵繳,又未曾就抵繳規則提出疑問或請求說明,就其所受 損害之發生亦有過失。 ㈡就上訴人追加備位之訴部分:代為沖銷係期貨商用以保護自 己之權利,本非對上訴人應為之義務,且其係依期交所2750 號函之要求,先於109年3月13日上午8時45分44秒發送簡訊 通知上訴人為盤中高風險帳戶,再於8時51分49秒以電話通 知上訴人風險指標只有26,低於30要砍倉,惟因上訴人仍未 補足保證金,故國票期貨公司於數分鐘後之8時58分13秒依 規定執行代沖銷,乃屬合理作業時間,並無違反法令可言。 況於其執行代沖銷前,上訴人亦得隨時自行下單砍倉,上訴 人未自行砍倉,應自負盈虧,所受損害與被上訴人之行為無 因果關係。縱有賠償責任,差額亦為217萬8,900元,而非上 訴人所主張之306萬4,200元等語,以資抗辯。 三、除確定部分外,原審為上訴人敗訴判決,上訴人全部聲明不 服,提起上訴,並為前述訴訟標的之追加,於本院上訴聲明 :㈠原判決關於駁回後開第二項之訴及該部分假執行之聲請 均廢棄。㈡被上訴人應連帶給付上訴人1,529萬4,148元,及 自109年10月14日起至清償日止,按週年利率5%計算之利息 。㈢願供擔保請准宣告假執行。另追加備位起訴聲明:㈠被上 訴人應連帶給付上訴人306萬4,200元,及自112年4月20日民 事上訴理由狀及證據調查聲請狀繕本送達翌日起至清償日止 ,按週年利率5%計算之利息。㈡願供擔保,請准宣告假執行 。被上訴人則均答辯聲明:㈠上訴及追加之訴均駁回。㈡如受 不利判決,願供擔保請准宣告免為假執行。 四、兩造不爭執事項(見本院卷㈡第417至419頁): ㈠上訴人於108年6月11日向國票期貨公司申請開立系爭期貨帳 戶,並簽訂系爭受託契約(見原審卷㈠第268至296頁)。 ㈡上訴人自109年2月6日起至同年3月12日止,以電子下單方式 買賣期貨商品(詳如原審卷㈠第154至172頁所示)。於109年 3月12日期貨交易收盤時,系爭帳戶共留倉計「TPK-KY期貨 」50口、「穩懋期貨」5口及「台指期貨」102口(下合稱系 爭期貨商品),系爭期貨商品之結算日為109年3月18日,系 爭期貨商品於109年3月12日期貨交易收盤時,未沖銷期貨浮 動損益為-1,722萬7,800元、權益數為1,141萬2,819元、原 始保證金為1,226萬6,950元、維持保證金為937萬760元、超 額/追繳保證金為-85萬4,131元。上訴人已於109年3月13日 收受109年3月12日、109年3月13日買賣報告書。 ㈢上訴人與國票證券公司之營業員屠莉莉自109年3月12日10時1 2分35秒起至同年月13日12時12分42秒間,有如原審卷㈠第23 2至266頁所示之對話紀錄(備註:原審卷㈠第244頁「客(即 上訴人):我要去看看有沒有什麼辦法,還要準備多久,『 我可沒錢匯過去』」之譯文應修正為「客:我要去看看有沒 有什麼辦法,還要準備多久,『我準備一點錢匯過去好了』」 )。  ㈣上訴人於109年3月12日15時許,親自至國票證券公司新莊分 公司向國票期貨公司辦理有價證券抵繳保證金作業,並簽立 系爭抵繳約定書、非當面辦理有價證券抵繳期貨交易保證金 同意書(見原審卷㈠第324至328頁)。 ㈤上訴人分別於109年3月13日8時8分26秒、8時11分24秒自上訴 人集保帳戶將宏達電股票50萬股、TPK-KY股票7萬股匯入國 票期貨公司帳戶(帳號:00000000000號)以辦理系爭期貨 商品之有價證券抵繳保證金,國票期貨公司於同日14時6分3 0秒,將系爭股票匯回上訴人集保帳戶。 ㈥國票期貨公司於109年3月13日上午8時45分44秒發送簡訊至上 訴人留存之手機通知盤中高風險帳戶;屠莉莉於同日上午8 時51分49秒再以電話通知上訴人系爭帳戶風險指標為26,低 於30要砍倉。嗣於109年3月13日上午8時58分許,因系爭期 貨商品風險指標低於約定之30%,國票期貨公司代為沖銷系 爭期貨商品,於當日期貨交易收盤時,上訴人無未平倉部位 ,當日期貨平倉損益為-3,251萬1,900元、未沖銷期貨浮動 損益為0元、權益數為-388萬1,329元,上訴人並遭追繳保證 金388萬1,329元,其已於109年3月17日繳納。 五、上訴人先位主張:被上訴人未充分說明以有價證券抵繳保證 金之評價價值(即折扣比率)、上限等重要內容,致其誤認 得抵繳之保證金數額,而未選擇於109年3月12日自行平倉, 因而受有原帳戶權益數及因遭強制平倉追繳保證金合計1,52 9萬4,148元之損害,被上訴人應連帶負損害賠償責任等語, 為被上訴人所否認。經查:  ㈠按「金融服務業與金融消費者訂立提供金融商品或服務之契 約前,應向金融消費者充分說明該金融商品、服務及契約之 重要內容,並充分揭露其風險。」、「第一項金融服務業對 金融消費者進行之說明及揭露,應以金融消費者能充分瞭解 之文字或其他方式為之,其內容應包括但不限交易成本、可 能之收益及風險等有關金融消費者權益之重要內容;其相關 應遵循事項之辦法,由主管機關定之。」、「金融服務業違 反前二條規定,致金融消費者受有損害者,應負損害賠償責 任。但金融服務業能證明損害之發生非因其未充分瞭解金融 消費者之商品或服務適合度或非因其未說明、說明不實、錯 誤或未充分揭露風險之事項所致者,不在此限。」,金保法 第10條第1項、第3項、第11條定有明文。又依前揭第10條第 3項授權主管機關制定之「金融服務業提供金融商品或服務 前說明契約重要內容及揭露風險辦法」(下稱說明及揭露辦 法)第7條、第9條規定,其說明及揭露應以顯著字體或方式 表達,並應留存相關資料。  ㈡本件上訴人與國票期貨公司簽訂系爭受託契約,委託國票期 貨公司從事期貨商品交易,國票期貨公司再以國票證券公司 為其期貨交易輔助人;而依系爭受託契約第17條第4項約定 ,國票證券公司代理國票期貨公司執行證券商經營期貨交易 輔助業務管理規則第3條各款業務,所生之損害賠償責任, 與國票期貨公司連帶負損害賠償責任等情,為兩造所不爭執 ,並有系爭受託契約可稽(見原審卷㈠第282至284頁)。足 認國票期貨公司就其提供之金融服務,對上訴人應負前揭金 保法第10條第1項、第3項所定之說明義務,倘國票期貨公司 或其期貨交易輔助人即國票證券公司有因違反上開規定,致 金融消費者受有損害,國票期貨公司即應依金保法第11條規 定負損害賠償責任,國票證券公司亦應依系爭受託契約第17 條第4項約定與國票期貨公司連帶賠償 。  ㈢上訴人主張其委託國票期貨公司辦理以有價證券抵繳保證金 作業時,被上訴人事前未充分告知抵繳評價價值及上限等語 ,為被上訴人所否認。經查:  1.上訴人於109年3月12日10時12分許,致電國票證券公司詢問 關於風險指數為76之意思,營業員屠莉莉告知若低於30公司 即會全剁掉(即強制平倉),請上訴人存放多一點錢至系爭 帳戶;同日13時32分許,上訴人又致電主動詢問,若以股票 辦理不限用途款項借貸,錢最快何時會下來,屠莉莉答覆一 定是明天,且無法確保能否趕上隔日第一批送件(即上午8 點前),上訴人表示以當時期貨的跌勢擔心來不及後,屠莉 莉遂稱「還有一個方式,就是你可以把,因為期貨有沒有, 你可以拿現貨來押。」、「(什麼現貨?拿股票?)拿股票 來押,來嘟(即台語「來抵」之意)、來嘟,可以把你的期 貨維持率提高。」,上訴人聽聞後旋即表示同意,並於同日 15時14分許前往國票證券公司新莊分公司辦理有價證券抵繳 保證金作業,當場簽立系爭抵繳約定書、非當面辦理有價證 券抵繳期貨交易保證金同意書,並於翌日8時8分26秒、8時1 1分24秒先後自其集保帳戶將宏達電股票50萬股、TPK-KY股 票7萬股匯入國票期貨公司帳戶以辦理系爭期貨商品之有價 證券抵繳保證金等情,有上訴人與屠莉莉間之電話錄音譯文 、國票證券公司新莊分公司櫃臺錄影畫面翻拍照片6張、系 爭抵繳約定書、期貨相關作業轉帳申請書2紙及期貨相關作 業轉帳明細查詢單可稽(分見原審卷㈠第232至236頁、卷㈡37 0至380頁、卷㈠第324至328頁、第332至334頁),且為兩造 所不爭執(前揭不爭執事項㈢㈣㈤)。足見上訴人主張其原本 不知得以有價證券抵繳保證金,係經屠莉莉介紹後始決定採 行等語,應屬可信。準此,被上訴人提供上訴人以有價證券 抵繳保證金之建議,進而與其訂立系爭抵繳約定書前,依上 說明,自應向上訴人充分說明該項抵繳作業之重要內容,並 充分揭露其風險,方得謂已盡其說明義務。  2.又依110年3月26日修正前之期交所期貨商、結算會員辦理有 價證券抵繳保證金作業要點第3條第2項規定:期貨商辦理有 價證券抵繳保證金作業,其有價證券種類,應依主管機關規 定辦理;其抵繳之有價證券占應繳保證金總額之比例(下稱 抵繳比例)由本公司訂定並報經主管機關核定後公告(見本 院卷㈡第424頁)。再依108年3月28日修正施行之期交所結算 保證金收取方式及標準第2-3條規定:本公司辦理股票抵繳 保證金作業,盤中按當日證券市場開盤參考價,盤後按當日 證券市場收盤價,以30%折扣比率折減後為評價價值(見本 院卷㈡第425至426頁);另依金融監督管理委員會(下稱金 管會)以103年7月21日金管證期字第1030025389號函發布之 核定有價證券抵繳期貨保證金之抵繳標的第3條規定:期貨 結算會員抵繳之有價證券占應繳結算保證金總額之比例不得 超過50%(見本院卷㈡第433頁)。可知依當時有效之法令, 期貨商辦理有價證券抵繳保證金作業,係按股票市值之7成 為評價價值,且可抵繳之金額,不得超過應繳結算保證金總 額之一半。衡諸以上內容,涉及金融消費者得以有價證券抵 繳保證金之實際數額計算,對其風險評估、利弊盈虧至關重 大,當屬金保法第10條第1項所稱之契約重要內容無誤,被 上訴人於訂立系爭抵繳約定書前自應予告知。  3.惟觀諸屠莉莉於109年3月12日10時12分許起,至同日15時14 分許上訴人親自前往國票證券公司新莊分公司辦理抵繳作業 前,與上訴人間之所有對話內容,均未見屠莉莉曾告知上訴 人以有價證券抵繳保證金,最多僅得抵繳「應繳結算保證金 總額之一半」(見原審卷㈠第232至236頁);甚且由其關於 評價價值,尚錯誤告知為「直接拿,打6折喔」、「一律打6 折喔」,而非正確之7折以觀,可見屠莉莉對該抵繳作業相 關規則並非熟悉,堪信上訴人主張屠莉莉於電話中均未告知 上開抵繳上限一情非虛。被上訴人對此亦始終無何否認,益 徵其實。  4.再查,綜觀國票期貨公司與上訴人訂定之系爭抵繳約定書之 完整內容,亦無任何關於上述評價價值及抵繳上限之記載。 被上訴人雖以系爭抵繳約定書第1條:「甲方(即上訴人) 以有價證券辦理抵繳交易保證金或權利金,應依期交所『期 貨商、結算會員辦理有價證券抵繳保證金作業要點』及相關 規定」等語(見原審卷㈠第324頁),作為其已盡說明義務之 證明。然查,系爭抵繳約定書並未將上開作業要點列為契約 附件,且依前所述,關於有價證券抵繳之種類、評價價值及 抵繳上限等重要事項,亦未直接規範於上開作業要點之中, 須逐一參照其他子法或行政函釋,始可得知悉(詳如前開2. 所載),則依通常客觀情形,對於一般不具期貨專業或法律 專業之金融消費者而言,實無從期待僅憑上開概括條款,其 於訂定契約前,即應可得知悉有價證券抵繳保證金之相關規 則。是以,縱使系爭抵繳約定書第1條業已記載如上,亦顯 不符合前揭金保法第10條第3項、說明及揭露辦法第7條所定 其說明應以「金融消費者能充分瞭解之文字或其他方式為之 」或「顯著字體或方式表達」之要求。被上訴人以此抗辯其 事前已充分告知上訴人抵繳評價價值及上限云云,實不足取 。  5.被上訴人又辯稱:國票證券公司櫃檯人員吳文群已於000年0 月00日下午親自向上訴人口頭說明,有價證券抵繳保證金規 則係以股票市值7折計算,抵繳上限為結算保證金之一半等 語,惟為上訴人所否認,揆諸前揭說明及揭露辦法第9條規 定意旨,自應由被上訴人就其說明之經過,提出留存之資料 以實其說。而查,被上訴人雖提出該日國票證券公司新莊分 公司櫃臺錄影畫面截圖6張為證(見原審卷㈡第370至380頁) ,但依該等畫面截圖,至多僅足以證明上訴人當日確有親自 前往國票證券公司新莊分公司,全程約有1小時,且過程中 曾與屠莉莉、吳文群2人交談等情,惟雙方談論內容究竟為 何,屠莉莉或吳文群有無清楚告知有價證券抵繳保證金之上 限,尚無從得知,被上訴人徒憑上訴人時間如此充裕,衡情 就攸關自身權益之抵繳評價價值、上限等相關規定應已問妥 云云,顯屬臆測之詞,不足採憑。被上訴人又舉上訴人與屠 莉莉於109年3月13日上午8時51分許之電話錄音譯文,屠莉 莉告知上訴人系爭帳戶風險指標只有26時,上訴人質疑「有 算質押了嗎」,屠莉莉再告知「有算進來啦,你質押進來只 能保證金的一半阿,質押進來只能有保證金的一半阿」後, 上訴人均無提出任何質疑,當天雙方後續通話中,仍未表示 異議乙情(見原審卷㈠第256至257頁),辯稱可見上訴人早 已知悉抵繳上限為保證金之一半云云,惟細繹上開8時51分 許之對話內容,上訴人經屠莉莉告知風險指標僅有26時,即 曾先質疑「我押進去怎麼會有26」(真意應為怎麼會僅有26 )、「應該你看有算質押了嗎」等情,可見其當時係認知與 其內心預期有落差,而屠莉莉回覆「質押進來只能有保證金 的一半阿」等語時,旋即有電話插撥,故屠莉莉表示「我先 接一下插撥」,上訴人方稱「恩」,後續該通電話即中斷, 自難認上訴人當時係因明知有價證券抵繳上限僅為結算保證 金之一半,故而未表異議;至當日後續對話,雙方雖僅就應 追繳之保證金數額及系爭股票能否領回等問題進行討論,而 未就抵繳上限予以爭執,然衡諸當日上訴人遭強制平倉,事 發突然,且其於第一時間尚未能釐清實際抵繳金額若干、風 險指標如何計算等節,則其未予即時反映,亦不足以推論其 係因主觀上已然知悉方未予爭執。此外,被上訴人經本院闡 明後,仍未能提出其他佐證(見本院卷㈡第248頁),所辯自 難予採信。 6.況依前所述,金融服務業之說明義務,係指充分說明,即應 以金融消費者能充分瞭解之程度為必要,並非凡以有說明即 足。依上訴人所提出其與屠莉莉、吳文群事後於109年3月16 日對話錄音譯文所示,吳文群曾自陳:我有當面告訴你說, 這是7折打一半,我有告訴你,我不知道是不是我在講的時 候你沒聽到,我不知道,我只有簽完字我就走了;我就是負 責跟你說大概,最後會有莉莉跟你說等語(見原審卷㈢第9、 40頁);於109年4月22日之對話中另稱:我自己不確定有沒 有講結算這兩個字、其實莉莉沒有跟你講到這一塊,電話錄 音也沒有等語(見原審卷㈢第147、148頁);屠莉莉則於109 年3月28日與上訴人之對話中表示:(莉莉我問你,你那時候 不知道這個質押進去只能夠3.5%嗎?)我沒有,沒有那個腦 袋算3.5趴,只知道7折的一半,結算保證金的一半,我沒有 算;那時候她(指吳文群)說會打7折,結算保證金的一半 的時候,我也是聽過去,我也沒有想過我要算一下等語(見 原審卷㈢第49、51頁)。互核以上二人之說法,可知縱使如吳 文群自稱其有當面向上訴人告知股票7折打一半等語,語意 亦非明確,當天復未進行試算,亦難以確認上訴人以系爭股 票可得抵繳之具體情形,自難遽認吳文群已充分向上訴人說 明上開抵繳規則。  7.基上,上訴人依其與屠莉莉於109年3月12日之電話錄音譯文 及系爭抵繳約定書等,主張被上訴人與其訂定該抵繳約定書 前,未充分告知有價證券抵繳保證金之評價價值及可抵繳上 限為結算保證金總額之一半等重要契約內容等情,洵非無據 ;被上訴人未能提出其依法應留存之證明,空言吳文群已當 面告知上訴人上情云云,所辯尚不足採。財團法人金融消費 評議中心(下稱金融評議中心)亦以被上訴人未能證明其事 前確有充分說明及揭露前揭重要契約內容,而認定國票證券 公司應對上訴人負損害賠償責任,有該中心109年度評字第2 370號評議書可考(見原審卷㈠第48至60頁),可資參照。  ㈣按金保法第11條規定,金融服務業違反第10條規定,致金融 消費者受有損害者,應負損害賠償責任。但金融服務業能證 明損害之發生非因其未充分瞭解金融消費者之商品或服務適 合度或非因其未說明、說明不實、錯誤或未充分揭露風險之 事項所致者,不在此限。本件被上訴人確有違反金保法第10 條規定情事,既如前述,則被上訴人欲主張免責,即應證明 上訴人所受之損害非因其未充分說明所致,惟查:  1.上訴人於109年3月12日10時12分許致電國票證券公司時,原 本不知得以有價證券抵繳保證金,係經屠莉莉介紹後始決定 採行等情,業如前述,堪信上訴人主張其事前並不瞭解該制 度之相關規定等語非虛。  2.再依上訴人原本考慮以股票辦理不限用途款項借貸時,所詢 問之重點為錢何時下來、能否趕在翌日第一批作業時送出申 請單;及上訴人依屠莉莉建議決定改以有價證券抵繳保證金 後,該日下午仍一再向屠莉莉確認翌日上午一開盤時是否即 可辦妥抵繳作業(上訴人口述時誤稱為質押),並多次向屠 莉莉詢問其權益數,及表達其對大盤持續走跌之擔憂等情, 有上訴人與屠莉莉之電話錄音譯文可考(見原審卷㈠第232至 250頁)。可知上訴人於109年3月12日時,已預見隔日開盤 後指數可能崩跌,倘不能盡早於隔日上午開盤時即增加其帳 戶內之保證金數額,可能於隔日盤中即遭強制平倉。故在此 情況下,以一般理性投資人之判斷,當不能排除在資金無法 即時到位時,選擇自行提前平倉以阻止風險擴大之可能性。 本件上訴人於109年3月12日考慮以股票辦理不限用途款項借 貸時,既仍對於款項何時下來一事有所顧慮,則衡情其當時 應非無考慮以其他方式籌資,甚或選擇提前自行平倉之可能 。並參酌系爭股票當時市價總值1,899萬7,000元,此為被上 訴人所不爭執(見本院卷㈡第249頁),則倘以屠莉莉當時口 頭告知上訴人之抵繳係打6折計算,而未有抵繳上限以觀, 上訴人主觀上預期系爭股票可抵繳之保證金數額將高達1,13 9萬8,200元(1,899萬7,000元×0.6=1,139萬8,200元),此 與系爭帳戶於109年3月13日上午8時45分時結算保證金為900 萬3,000元(見本院卷㈠第427頁),故依前揭規定,有價證 券抵繳保證金之數額上限僅有約450萬元,差額近690萬元, 顯然相去甚遠,以上訴人當時持有台指期貨102口,每點之 契約價值為200元,即每下跌1點,影響即為2萬0,400元計算 ,則上開保證金之差額,對於大盤下跌之支撐力道即可能差 距有338點之多,自足以影響一般投資人之理性判斷甚明。 換言之,若非屠莉莉在上訴人尚未決定時,主動建議可以股 票抵繳保證金,且誤未告知抵繳有上限,即為結算保證金總 額之一半一事,致上訴人憑藉上開錯誤資訊,而決定採行以 系爭股票抵繳保證金,以上訴人109年3月12日收盤時帳戶內 權益數尚有1,141萬2,819元,並未全部虧損殆盡,而當時國 內外股市連日崩跌,可預測翌日行情亦不甚樂觀等客觀情狀 ,尚無法認為上訴人主張其於接受屠莉莉建議前,原本即有 考慮自行平倉,以降低損失之可能性乙節,純屬虛構,是以 上訴人主張其係因誤信屠莉莉上開建議,選擇以有價證券抵 繳保證金,致未於上開時間自行平倉,因而受有無法取回10 9年3月12日收盤時系爭帳戶內之權益數(即帳戶之清算值) ,及事後遭追繳保證金之損害等情,並非全然無憑。被上訴 人否認上開損害與其行為有關,依上說明,即應由被上訴人 就此負舉證責任。  3.被上訴人雖抗辯上訴人始終未表示有要平倉,否則隨時可以 下單云云,惟上訴人究竟有無此意思,乃隱藏於其內心,縱 未表示於外部,亦不能否定其內心無此想法,前揭抗辯顯不 可採。被上訴人又謂109年3月12日收盤時系爭帳戶權益數僅 剩1,141萬2,819元,次日上午8時45分開盤時,因系爭期貨 商品跌價跳空,權益數已成-191萬3,981元,可證上訴人損 害發生之原因,係因其自身對於系爭期貨商品之投資錯判價 格趨勢,與伊有無告知抵繳上限無關云云,然查系爭期貨商 品縱使價格一路走跌,倘若上訴人有機會能於損害擴大以前 ,自行平倉予以停損,相較於繼續持有系爭期貨商品,而在 價格更低時遭強制平倉而言,仍可有效減少損害之金額,不 能謂為未因此受有損害,以國內期貨收盤時間為13時45分, 本件上訴人於109年3月12日13時43分許,經屠莉莉告知可以 有價證券抵繳保證金,因而決定採行等情,有被上訴人自行 製作之前揭電話錄音譯文可考,尚難遽認即使屠莉莉未告知 上開錯誤資訊,上訴人亦必然無法先行平倉而得以避免受有 本件嗣後遭強制平倉所生之損害。  4.再者,被上訴人雖以:縱使依上訴人主張,有價證券抵繳保 證金以6折計,且沒有抵繳上限之方式進行設算,系爭帳戶 之風險指標亦會於109年3月13日9時27分時成為29.87%,因 低於30%而遭強制平倉,倘本件於斯時砍倉,則上訴人將再 多損失389萬4,100元(試算式詳如本院卷㈠第427至429頁), 否定本件上訴人所受損害與其上開錯誤告知之行為有關云云 。惟查上訴人係主張倘其事前知悉正確抵繳上限,即不會委 託辦理以有價證券抵繳保證金,而會選擇自行平倉,業如前 述,是被上訴人以其錯誤告知之結果,推論上訴人反而會因 此虧損更多云云,乃導果為因,不足採憑。被上訴人再以系 爭期貨商品原定於109年3月18日到期結算,倘非因其及早砍 倉,上訴人持有系爭期貨商品至到期日時,損失亦僅會加劇 一節,依上所述,所辯亦顯無理由。至上訴人於原審言詞辯 論期日中,雖回覆原審法院稱「(當天若陳宏仁沒有被砍倉 ,陳宏仁是要繼續持有系爭期貨?)是。......陳宏仁如果 沒有被砍倉是要繼續持有系爭期貨」等語(見原審卷㈡第72 頁),惟該問題之前提係建立於倘若109年3月13日未遭強制 平倉之假設上,與本件上訴人主張之損害係其未能提前自行 平倉之事實假設,並不相同,且上訴人隨後亦表明「我原本 是要砍倉,後來屠莉莉跟我說只要拿股票來抵押,就不會被 砍倉」等語明確,此有該日筆錄可稽(見同上頁),故被上 訴人執此抗辯足見上訴人並無砍倉之意思云云,要與上訴人 之真意不符,洵無可取。   5.是綜上所述,被上訴人前述未充分說明之情事,與上訴人因 誤信而未選擇自行平倉,因此所受之損害(詳後述)間,應 有相當因果關係存在。被上訴人復未能證明上訴人未提前選 擇自行平倉,乃非因其未充分說明所致,則上訴人依金保法 第11條規定請求國票期貨公司賠償;依系爭受託契約第17條 第4項約定,請求國票期貨公司之期貨輔助交易人國票證券 公司就其代理執行有關證券商經營期貨交易輔助業務管理規 則第3條第1項第4款「通知期貨交易人繳交追加保證金」業 務所生之上開損害,與國票期貨公司連帶負賠償責任,均屬 有據。  ㈤損害賠償額:  1.又按關於損害賠償之數額,固應視其實際所受損害之程度以 定其標準。惟倘在損害已經被證明,而損害額有不能證明或 證明顯有重大困難之情形,為避免被害人因訴訟上舉證困難 而使其實體法上損害賠償權利難以實現,法院應審酌一切情 況,依所得心證定其數額,以兼顧當事人實體權利與程序利 益之保護,此觀民事訴訟法第222條第2項之規定及其立法理 由自明(最高法院101年度台上字第1452號判決意旨參照) 。  2.本件上訴人主張其因被上訴人未充分說明抵繳上限,致伊誤 信而未能選擇於109年3月12日自行平倉,業經認定如前。據 此,上訴人主張其倘能即時自行平倉,即可取回109年3月12 日收盤時系爭帳戶內之權益數(即帳戶之清算值)1,141萬2 ,819元,亦不會於隔日因強制平倉而遭追繳保證金388萬1,3 29元,故以上開兩項損害,作為本件請求賠償額之根據等語 ;被上訴人則辯稱:以109年3月12日當日之結算價計算,系 爭帳戶內之權益數確有1,141萬2,819元,但不代表砍倉時上 訴人即可取回這些金額,實際要依市場之成交價而定,可能 更高或更低等情(見本院卷㈡第11頁)。經核被上訴人前揭 抗辯固非無據,即上訴人因自行砍倉可取回之數額,係依各 筆期貨商品於市場上實際成交時之價格決定,而非逕以預估 之權益數而定,然本件上訴人已證明其確實因被上訴人未充 分說明而受有不能提早自行平倉之損害,僅因其客觀上並無 下單指示平倉之事實,而不能證明實際受損害之金額,依上 規定,自應由本院審酌一切情況依所得心證定其數額。  3.觀諸系爭帳戶於109年3月12日期貨交易收盤時,本日餘額為 2,864萬0,619元,未沖銷期貨浮動損益為-1,722萬7,800元 ,權益數為1,141萬2,819元,有系爭帳戶該日買賣報告書可 稽(見原審卷㈡第58至61頁),佐以期交所以111年9月16日台 期結字第1110002804號函覆之名詞彙整表中,記載前開「本 日餘額」係指當日帳戶餘額,不含部位損益;「未沖銷期貨 浮動損益」為未實現期貨商品之損益淨額(見原審卷㈢第263 頁);「權益數」則為帳戶之淨值,含期貨部位損益及有價 證券抵繳總額;及被上訴人自陳:上開買賣報告書內所載之 「未沖銷期貨浮動損益」,意指系爭期貨商品當日尚未沖銷 ,依當日收盤時期交所結算價計算後之損益金額,「權益數 」則為當日收盤時,系爭帳戶本日餘額與未沖銷期貨浮動損 益合計後之金額,表達投資人當時資產,本件即為當時上訴 人系爭帳戶內資產之總價值。易言之,如上訴人當日(109 年3月12日)收盤時,將所有系爭期貨商品平倉,將產生「 未沖銷期貨浮動損益」欄之虧損即-1,722萬7,800元,該虧 損應自本日餘額2,864萬0,619元扣除,故餘額即權益數欄所 示之1,141萬2,819元可表達上訴人當時期貨帳戶之總資產等 情(見原審卷㈢第191至193頁)。足認上訴人主張以109年3 月12日收盤時系爭帳戶內之權益數1,141萬2,819元作為其如 於該日收盤時自行平倉,所可取回之資產數額,並無不當。 惟查上訴人係於該日13時43分許經屠莉莉建議以有價證券抵 繳保證金之事實,已如前述,可知上訴人至早可能下單平倉 之時間,約略亦為該日收盤前1、2分鐘,衡諸下單後通常尚 需一段時間,始能實際成交,則本院參考期交所113年2月7 日台期監字第1130000308號函覆本院關於000年0月00日下午 開盤後1小時(即15時至15時59分59秒)台股期貨202003到 期契約之每筆成交資料,由該日下午開盤後1小時內之交易 量以觀(見本院卷㈡第177至216頁),認本件如於收盤時下 單應可於1小時內陸續成交,故本件以000年0月00日下午開 盤後1小時間之成交量加權平均價格即10,337點(該回函說 明三參照),作為上訴人於收盤前下單平倉其所有台指期貨 102口後損益之計算基礎,應堪認允當。準此,以上開買賣 報告書所載「未沖銷期貨浮動損益」係以該日收盤後期交所 公布之結算價即10,362點計算,則若依同日下午開盤後1小 時成交量加權平均價為10,337點計算,差額即為25點,再以 上訴人實際持有台指期102口計,則相較於收盤時之「未沖 銷期貨浮動損益」為-1,722萬7,800元,以盤後1小時內成交 之期貨平倉虧損即應再增加51萬元【計算式:(00000-0000 0)×102口×200元(台指期每一點之規格)=51萬元】;至於 上訴人持有TPK-KY期貨共50口、穩懋期貨5口部分,則參考 上開兩檔期貨品於109年3月13日開盤價分別為38.5元、212. 5元,相較於109年3月12日之結算價分別為42.15元、236元 (見原審卷㈢第245、247頁),可能之平倉虧損將各自擴大 為3萬6,500元【計算式:(42.15-38.5)×50口×200元(台 指期每一點之規格)=3萬6,500元】、2萬3,500元【計算式 :(236-212.5)×5口×200元(台指期每一點之規格)=2萬3 ,500元】。是以上訴人倘非屠莉莉告知可以有價證券抵繳保 證金,而係於該時下單平倉系爭期貨商品者,其因此可取回 之資產應為1,084萬2,819元(計算式:109年3月12日系爭帳 戶「本日餘額」2,864萬0,619元+「未沖銷期貨浮動損益」- 1,722萬7,800元-51萬元-3萬6,500元-2萬3,500元=1,084萬2 ,819元)。另再加計本件上訴人如自行平倉,即不致於翌日 遭強制平倉而須追繳之保證金388萬1,329元,本件上訴人所 受損害數額共計1,472萬4,148元(計算式:1,084萬2,819元 +388萬1,329元=1,472萬4,148元),堪予認定。且本院徵詢 被上訴人之意見後,被上訴人亦自認本件於無法得知實際損 害金額之情況下,並無更好之計算方式等語在卷(見本院卷 ㈡第121頁),附此敘明。  4.從而,上訴人主張其因被上訴人未充分說明,而受有無法取 回如其於109年3月12日自行平倉後系爭帳戶內之資產價值1, 084萬2,819元,及因遭強制平倉而額外追繳之保證金388萬1 ,329元,共計1,472萬4,148元之損害等情,核屬有據;逾此 範圍之主張,則無理由。     ㈥再按民法第217條所謂損害之發生或擴大,被害人與有過失者 ,係指被害人若能盡善良管理人之注意,即得避免其損害之 發生或擴大,乃竟不注意,致有損害發生或擴大之情形而言 。是否盡善良管理人之注意,應依一般社會上之觀念,認為 具有相當知識及經驗之人對於一定事件所能注意者,客觀的 決定其標準(最高法院111年度台上字第373號判決參照)。 查被上訴人雖以:其為上訴人辦理抵繳屬無償行為,且上訴 人進行投資,對於保證金之規則有知悉、遵守之義務;況上 訴人於109年3月12日在國票證券公司新莊分公司停留約1小 時,時間充裕,應可對有價證券抵繳保證金之相關規定請求 說明,期間亦可隨時下單砍倉,然其均未為之等詞,抗辯上 訴人為與有過失云云。然查,金保法第10條規定並未區分有 償、無償行為而異其適用,且該條已明定係金融服務業應就 其提供之服務,向金融消費者盡說明及風險揭露義務,則被 上訴人反以上訴人進入市場即負有知法義務、或應在說明不 足時主動詢問云云,顯然於法無據。又上訴人既係因屠莉莉 之錯誤資訊,而誤認其以系爭股票抵繳保證金,應足以暫時 維持其權益數,短時間內不致被強制平倉,又豈會自行下單 砍倉,被上訴人以上訴人可自行砍倉卻未為之,作為上訴人 應自負其責之原因,亦無可取。是以被上訴人以前詞抗辯上 訴人對本件損害之發生亦與有過失云云,顯無理由。 ㈦末按給付無確定期限者,債務人於債權人得請求給付時,經 其催告而未為給付,自受催告時起,負遲延責任。遲延之債 務,以支付金錢為標的者,債權人得請求依法定利率計算之 遲延利息;應付利息之債務,其利率未經約定,亦無法律可 據者,週年利率為5%,民法第229條第2項、第233條第1項前 段及第203條分別定有明文。查上訴人於起訴前,即曾以國 票證券公司為相對人,依與本件同一原因事實,向金融評議 中心提出申請,請求國票證券公司應賠償上訴人1,860萬4,8 00元本息,經國票證券公司於109年10月13日收受上開申請 書繕本(見原審卷㈠第44頁之郵件收件回執);另國票期貨 公司則自認係於111年1月7日收受本件民事訴之變更追加暨 補充理由㈢狀繕本(見原審卷㈡第131頁),均視同已經催告, 則上訴人併請求國票證券公司自109年10月14日起、國票期 貨公司自111年1月8日起,均至清償日止,按週年利率5%計 算之利息,為有理由,應予准許。 六、就上訴人追加備位之訴部分,其已陳明係以先位請求不成立 時,始為備位之請求(見本院卷㈠第77頁),本院既認其先 位請求成立,僅賠償數額一部無理由,且先位之訴有理由部 分,若與備位之訴併存,將致上訴人重複求償,應認備位之 訴部分,本院無須審究論斷。  七、綜上所述,上訴人主張依金保法第11條規定、系爭受託契約 第17條第4項約定請求被上訴人連帶給付上訴人1,472萬4,14 8元,及國票證券公司自109年10月14日起、國票期貨公司自 111年1月8日起,均至清償日止,按週年利率5%計算之利息 ,為有理由,應予准許;逾此部分之請求,為無理由,不應 准許。又上訴人另依民法第227條第1項、第2項、第184條第 2項,及追加依系爭受託契約第17條第1項、民法第544條、 第188條規(約)定,對被上訴人為同一聲明之請求,因屬 選擇合併關係,本院即無庸再審酌。原審就上開應准許部分 ,為上訴人敗訴之判決,尚有未洽,上訴意旨指摘原判決此 部分不當,求予廢棄改判,為有理由,爰由本院廢棄改判如 主文第2項所示。至於超過上開應准許部分,原審所為上訴 人敗訴之判決理由,雖然與本院不同,但結論並無二致,仍 應予維持。上訴意旨指摘原判決此部分不當,求予廢棄改判 ,為無理由,應駁回此部分之上訴。另上訴人之先位之訴既 有理由,本院即毋庸就其追加備位之訴部分為審究。又上訴 人上訴有理由部分,兩造各自陳明願供擔保宣告准、免假執 行,均核無不合,爰分別酌定相當擔保金額准許之;上訴駁 回部分,其假執行之聲請失所附麗,應予駁回。 八、本件事證已臻明確,兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證 據,經本院斟酌後,認為均不足以影響本判決之結果,爰不 逐一論列,附此敘明。 九、據上論結,本件上訴為一部有理由,一部無理由,判決如主 文。 中  華  民  國  113  年  10  月  15  日 民事第十五庭 審判長法 官 陳慧萍 法 官 陳杰正 法 官 吳若萍 正本係照原本作成。 上訴人不得上訴。 被上訴人如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴 書狀,其未表明上訴理由者,應於提出上訴後20日內向本院補提 理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本),上訴時應提出委 任律師或具有律師資格之人之委任狀;委任有律師資格者,另應 附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條 之1第1項但書或第2項所定關係之釋明文書影本。如委任律師提 起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。 中  華  民  國  113  年  10  月  15  日               書記官 黃麒倫

2024-10-15

TPHV-112-金上-18-20241015-1

再易
臺灣高等法院

損害賠償再審之訴

臺灣高等法院民事裁定 113年度再易字第94號 再 審原 告 双龍國際有限公司 法定代理人 王清要 再 審被 告 律僑國際物流有限公司 法定代理人 馬蕙慈 再 審被 告 俊誠科技股份有限公司 法定代理人 潘貴鳳 再 審被 告 順達物流有限公司 法定代理人 陳怡慧 再 審被 告 士大貿易有限公司 法定代理人 陳鏗元 上列當事人間請求損害賠償事件,再審原告對於中華民國109年7 月29日本院108年度海商上易字第4號、109年11月19日本院109年 度再易字第89號、110年5月18日本院110年度再易字第5號確定判 決,提起再審之訴,本院裁定如下: 主 文 再審之訴駁回。 再審訴訟費用由再審原告負擔。 理 由 一、按再審之訴,應於30日之不變期間內提起。前項期間自判決 確定時起算,判決於送達前確定者,自送達時起算;其再審 之理由發生或知悉在後者,均自知悉時起算,民事訴訟法第 500條第1項、第2項前段分別定有明文。又提起再審之訴, 應依民事訴訟法第501條第1項第4款表明再審理由及關於再 審理由並遵守不變期間之證據,此為必須具備之程式。如未 於書狀表明其遵守不變期間之證據時,其所提再審之訴即屬 不合法,法院自無庸命其補正,逕以裁定駁回之。 二、經查,再審原告對於本院108年度海商上易字第4號、109年 度再易字第89號、110年度再易字第5號確定判決(下分稱4 號、89號、5號,合稱原確定判決)提起再審之訴,而4號、 89號、5號確定判決均為不得上訴第三審之判決,分別於民 國109年7月29日、同年11月19日、110年5月18日確定,並分 別於109年8月4日、同年12月2日、110年5月28日送達再審原 告,有原確定判決、本院書記官辦案進行簿可稽(見本院卷 第129至164頁)。再審原告雖主張本院4號事件於108年7月1 5日言詞辯論期日、及本院5號事件於110年4月27日言詞辯論 期日時,審判長未發問或曉諭其聲明證據或為其他必要之聲 明及陳述,且漏未斟酌足以影響於裁判之重要證據,故有民 事訴訟法第436條之7、第498條之再審事由云云,然依其所 陳足以影響原確定判決之重要證據(見本院卷第33至39頁、 第67至113頁),其中提單、民事再審言詞辯論意旨狀㈢、民 事再審辯論意旨(補陳書)狀、賠償協議書、本院110年度 再易字第5號事件準備程序筆錄等,均為再審原告收受原確 定判決前所提出之書狀、證據或所知悉之卷存資料;而本院 書記官辦案紀錄簿、本院函文、民事聲明異議狀、監察院函 文、司法院民事廳函文、聲請狀、最高法院函文等,均為聲 請人於收受原確定裁定後所提再審、陳情等相關案件,經本 院、監察院、司法院查核相關資訊後所為紀錄、函文、函覆 等資料,核非屬足以影響於裁判之重要證據,自難認為再審 理由發生或知悉在後之事由,而無民事訴訟法第500條第2項 再審理由知悉在後規定之適用。再審原告遲至113年9月23日 始以重要證據漏未斟酌為由提起本件再審之訴(見本院卷第 3頁),顯已逾30日之不變期間,揆諸前揭說明,其起再審 之訴,自非合法,應予駁回。至再審原告一再主張因前程序 多次不當以裁定駁回其再審之訴,應自其收受最後裁定之日 起算再審不變期間云云,核與前揭法律規定不符,並不可採 ,自不因再審原告多次對原確定判決提起再審之訴即一再展 延再審不變期間之起算,附此敘明。 三、據上論結,本件再審之訴為不合法,爰裁定如主文。 中  華  民  國  113  年  10  月  15  日          民事第十五庭 審判長法 官 陳慧萍 法 官 吳若萍 法 官 潘曉玫 正本係照原本作成。 不得抗告。 中  華  民  國  113  年  10  月  15  日                             書記官 張淑芬

2024-10-15

TPHV-113-再易-94-20241015-1

臺灣高等法院

債務不履行損害賠償等

臺灣高等法院民事判決 111年度上字第1617號 上 訴 人 加諾康貿易有限公司 法定代理人 梁博盛   訴訟代理人 楊元豪律師 被 上訴人 順易利實業有限公司 法定代理人 王薇琦   訴訟代理人 詹振寧律師           上列當事人間請求債務不履行損害賠償等事件,上訴人對於中華 民國111年10月27日臺灣臺北地方法院110年度訴字第2880號判決 提起上訴,本院於113年8月27日言詞辯論終結,判決如下: 主 文 上訴駁回。 第二審訴訟費用由上訴人負擔。  事實及理由 壹、程序方面:   按不變更訴訟標的,而補充或更正事實上或法律上之陳述者 ,非為訴之變更或追加。民事訴訟法第256條定有明文。查 上訴人於原審主張被上訴人於民國109年6月間所銷售予伊之 醫用3層過濾口罩(Medical Face Mask 3 ply,下稱系爭口 罩)22萬5,000片未符合所約定美國ASTM F1862 Level 3   (下稱ASTM Level 3)規格,且未提出系爭口罩符合ASTM   Level 3規格之試驗報告,乃構成債務不履行,伊已按民法   第256條給付不能規定解除系爭口罩買賣契約,乃依民法第   259條回復原狀、第179條不當得利規定請求被上訴人返還伊   所給付系爭口罩買賣價金新臺幣(下同)106萬3,125元,依 民法第227條、第226條第1項、第216條、第260條規定,請 求被上訴人賠償所受損害及損失利益382萬8,159元,並依同 上規定、民法第179條規定請求被上訴人按月賠償伊所支出 倉儲費用2,612元(見原審卷第312頁、本院卷一第40頁)。 嗣上訴人於本院準備期日主張另按民法第254條給付遲延規 定解除系爭口罩買賣契約(見本院卷一第98頁、本院卷二第 6、168頁)。上訴人所為依民法第254條給付遲延規定解除 契約主張,核屬補充事實上及法律上之陳述,非訴之變更, 先此敘明。 貳、實體方面: 一、上訴人主張:伊於109年6月2日收到被上訴人之業務人員蕭 登豐所提供系爭口罩之報價單,於同年6月8日以電子郵件向 蕭登豐詢問系爭口罩於美國之分類屬於何種等級,經蕭登豐 回覆屬於ASTM Level 3規格,伊乃於同年6月17日向被上訴 人買受系爭口罩52萬5,000片,匯款248萬0,625元予被上訴 人給付買賣價款,被上訴人則於109年7月中旬交付第一批系 爭口罩22萬5,000片(下稱第一批口罩),經伊完成清關程 序運達至伊位於加拿大之倉庫,然後交付予伊客戶,嗣伊以 系爭口罩之批號(batch number)於被上訴人官網進行產品   規格確認查詢,竟發現系爭口罩僅符合美國ASTM F1862   Level 2(下稱ASTM Level 2)規格,被上訴人亦未提出系 爭口罩符合ASTM Level 3規格之試驗報告,伊已無從以通過 ASTM Level 3規格檢驗之醫用口罩名義販賣系爭口罩予加拿 大之醫療機構,且伊曾將系爭口罩送至台灣檢驗科技股份有 限公司(下稱SGS公司)實驗室檢驗,第一批口罩未能通過   合成血液滲透阻力(Synthetic Blood Penetration  Resi stance)160mmHg之測試,不符合ASTM Level 3規格,   該批口罩包裝盒更印製不符合約定之80mmHg口罩包裝,被上 訴人之給付不合系爭口罩買賣契約債之本旨,嗣伊與被上訴 人協商,被上訴人僅同意於同年8月10日退回尚未出貨第二 批口罩價金141萬7,500元,拒絕全額退款及回收第一批口罩 ,伊乃於同年8月25日委請律師發函被上訴人提出賠償方案 以協商賠償事宜,詎被上訴人未為置理,伊再於同年12月2 日委請律師發函被上訴人,以被上訴人所交付第一批口罩不 符合系爭口罩買賣之債之本旨,構成債務不履行,依民法給 付不能、給付遲延規定解除系爭口罩買賣契約,依民法第25 9條回復原狀、第179條不當得利規定,請求被上訴人返還伊 已給付第一批口罩買賣價金106萬3,125元本息,依民法第22 7條、第226條第1項、第216條、第260條規定,請求被上訴 人賠償已支出第一批口罩貨運費用54萬1,486元、加拿大   海關清關費用6萬1,743元、申報醫療器材許可證費用7萬   4,943元、進口服務費用6萬0,460元、人力費用成本48萬   7,648元、雙語標籤費用4,354元、陸運費用8,708元、無法 銷售第一批口罩所失利益258萬8,817元,合計382萬8,159元 本息,並依同上規定、民法第179條規定請求被上訴人應自 同年6月17日起至被上訴人受領系爭口罩之日止,按月賠償 伊所支出倉儲費用2,612元等語。 二、被上訴人則以:美規醫療口罩分為3個等級,主要差別在血 液穿透能力,分別為第一等級80mmHg、第二等級120mmHg、 第三等級160mmHg,上訴人於109年6月2日向伊洽購系爭口罩 時,上訴人需求為馬上交貨,然斯時第三等級口罩包裝盒需 另外客製化,客製化產程時間約需2至3週,上訴人因國外需 求在即,伊乃建議以第一等級口罩包裝盒包裝伊所交付第三 等級口罩,並經上訴人同意,又上訴人向伊訂購系爭口罩時 ,伊即提供財團法人紡織產業綜合研究所(下稱紡織研究所 )之檢驗報告,說明伊所生產口罩均符合ASTM Level 3 規 格標準,上訴人事後爭執系爭口罩不符合ASTM Level 3 規 格,伊曾將同批口罩送至尼爾森實驗室(Nelson Labs)檢 驗,亦符合ASTM Level 3規格,並無上訴人所主張規格不符 情事,至於伊官網所載系爭口罩批號(batch number)記載 120mmHg,是因所登載為最新一期檢驗報告檢驗方法及結果 為120mmHg,非系爭口罩不符合ASTM Level 3規格,且上訴 人所收受第一批口罩已於加拿大銷售完畢,第二批口罩係因 伊產能有限無法短期內交付,也沒有相對應ASTM Level 3規 格之包裝,加以上訴人不願意客製化包裝,伊方全額退款, 非有系爭口罩規格不符情事,伊所給付系爭口罩符合債之本 旨,未有上訴人主張債務不履行情事,伊亦否認上訴人所主 張受有債務不履行損害事實等語資為抗辯。 三、原審為上訴人敗訴之判決,上訴人不服提起全部上訴,並為 上訴聲明:㈠原判決廢棄。㈡被上訴人應給付上訴人489萬1,2 84元,其中106萬3,125元自109年6月17日起、其中382萬8,1 59元自原審起訴狀繕本送達翌日起,均至清償日止,按週年 利率5%計算之利息;被上訴人並應自109年6月17日起至被上 訴人受領系爭口罩之日止按月給付上訴人2,612元。㈢願供擔 保,請准宣告假執行。被上訴人答辯聲明:㈠上訴駁回。㈡如 受不利判決,願供擔保請准宣告免為假執行。 四、兩造不爭執事項(本院卷一第40、41頁、本院卷二第169頁 ):  ㈠上訴人於109年6月17日以採購訂單(Purchase Order)向被 上訴人購買ASTM Level 3規格口罩,並於同日上午11時許匯 款248萬0,625元至被上訴人帳戶,作為購買52萬5,000片口 罩之買賣對價。  ㈡被上訴人於109年7月中旬將第一批口罩22萬5,000片完成清關 並運達上訴人位於加拿大之倉庫。  ㈢被上訴人於109年8月10日退回第二批口罩之貨款141萬7,500 元予上訴人。  ㈣上訴人提出之原證1、2、3、4、6、7、8之形式為真正。 五、上訴人主張系爭口罩不符合Level 3規格,且被上訴人未依 約提出系爭口罩符合Level 3規格檢驗報告,上訴人已按民 法第254條、第256條給付遲延、給付不能規定解除系爭口罩 買賣契約,依民法第259條回復原狀、第179條不當得利規定   請求被上訴人返還上訴人所給付系爭口罩買賣價金106萬   3,125元,依民法第227條、第226條第1項、第216條、第260 條規定,請求被上訴人賠償上訴人所受損害及損失利益382 萬8,159元,並依同上規定、民法第179條規定請求被上訴人 按月賠償上訴人所支出倉儲費用2,612元等情,為被上訴人 所否認,並以前詞置辯,則本件應審究者厥為:㈠上訴人是 否同意被上訴人以第一等級80mmHg(即ASTM Level 1規格) 包裝盒包裝系爭口罩?㈡被上訴人所交付第一批口罩,是否 符合系爭口罩買賣契約所約定ASTM Level 3規格之債之本旨 ?㈢上訴人依民法第254條、第256條給付遲延、給付不能   規定解除系爭口罩買賣契約,依民法第259條回復原狀、第   179條不當得利規定,請求被上訴人返還上訴人所給付系爭   口罩買賣價金106萬3,125元,依民法第227條、第226條第   1項、第216條、第260條規定,請求被上訴人賠償上訴人所   受損害及損失利益382萬8,159元,並依同上規定、民法第   179條規定請求被上訴人按月賠償上訴人所支出倉儲費用   2,612元,有無理由? ㈠上訴人是否同意被上訴人以第一等級80mmHg(即ASTM Level 1 規格)包裝盒包裝系爭口罩? ⑴查被上訴人抗辯上訴人法定代理人梁博盛向被上訴人洽詢購 買ASTM Level 3規格口罩,被上訴人業務人員蕭登豐於109 年6月2日下午2時14分寄送電子郵件予梁博盛,電子郵件附 件內容包含口罩包裝盒立體圖、平面圖、外銷證照及檢驗報 告,口罩包裝盒立體圖、平面圖所標示內容為第一等級80mm Hg,檢驗報告為內容記載「Synthetic Blood Penetration Pressure:160mmHg」之紡織研究所檢驗報告,蕭登豐復於 同日下午4時24分再次寄送標示內容為第一等級80mmHg之口 罩包裝盒立體圖、平面圖予梁博盛,其後梁博盛曾於同年6 月18日下午以Line通訊軟體詢問蕭登豐:「fluid Penetrat ion is only 80mmHg?(即液體滲透值僅為80mmHg?)」、   「okok,so you have no english box that shows 80mmHg   ?」、「sorry,i mean box that shows 160mmHg」,蕭登豐   則傳送內容記載「Synthetic Blood Penetration Pressure   :160mmHg」之紡織研究所檢驗報告予梁博盛,告知:「   no till now,only one type of box,show 80mmHg」,梁博 盛回覆:「okok,i will make a note of that..else i   think it will arouse misunderstanding」,蕭登豐再於   同年6月19日以Line通訊軟體告知梁博盛:「As for 80mmHg on box,it's our marketing strategy to fulfill   general markets even we can access 120/160mmHg   certified~」,梁博盛則回覆:「Alrightie」,而後梁博 盛於109年7月18日以Line通訊軟體告知蕭登豐:「盒子的80 mmHg還是出問題了」、「已經有三個客戶反應了」,蕭登豐 則回覆:「如果你們要120mmHg,就是要客製化的彩盒」、   「10-14working days after confirming the layout   version」等情,有電子郵件(見原審卷第25至28頁)、紡 織研究所檢驗報告(見原審卷第207頁)、Line通訊軟體通 話記錄(見原審卷第209、211、213、217頁),且為上訴人 所未否認,蕭登豐與梁博盛協商系爭口罩買賣期間,已告知 梁博盛被上訴人僅有標明80mmHg之口罩包裝盒,為梁博盛所 知悉,且梁博盛未反對被上訴人以標明80mmHg之口罩包裝盒 裝載系爭口罩交付上訴人之情,可堪認定。  ⑵且梁博盛曾以法定代理人身分證述:伊於109年6月18日知道 被上訴人的口罩包裝盒標明80mmHg,蕭登豐曾於同年6月19 日告知伊有關被上訴人僅有標明80mmHg之口罩包裝盒,係為 滿足一般市場的營銷策略,伊並沒有要求被上訴人公司要以 印製160mmHg的包裝盒來包裝,被上訴人於同年7月2日出貨4 ,500盒以80mmHg之口罩包裝盒包裝之口罩,被上訴人出貨前 ,伊知道系爭口罩以80mmHg之口罩包裝盒包裝,雖然這是一 個問題,但伊想說反正進口口罩至加拿大,一定要貼標籤, 伊想用英、法語的標籤蓋掉,伊於同年7月18日向蕭登豐所 提疑問不是針對包裝盒問題,而是被上訴人官網輸入系爭口 罩序號所呈現ASTM Level 2,而非ASTM Level 3的問題等語 (見原審卷第250至253頁)。證人即被上訴人公司特助黃柏 霖證述:被上訴人生產2種規格口罩,第一是符合臺灣   醫療器材第一等級醫用口罩,第二是符合外銷需要的ASTM   Level 3最高等級醫用口罩,因為國際市場各國法規要求不 盡相同,針對低風險第一等級醫用口罩、第二等級醫用口罩 、第三等級醫用口罩要求不同,被上訴人所設計包裝盒就以 80mmHg外包裝作為公版設計,但有讓上訴人清楚以80mmHg之 口罩包裝盒包裝系爭口罩等語(見原審卷第256、257頁)。 梁博盛、黃柏霖所證述內容,亦可確認梁博盛知情被上訴人 係以80mmHg之口罩包裝盒包裝系爭口罩事實。  ⑶又上訴人曾於109年8月25日委請律師發函被上訴人提出賠償 方案以協商賠償事宜,上述函文雖提及被上訴人未依約交付 符合ASTM Level 3規格之口罩,但未主張系爭口罩包裝盒有 何違約情事,此有同年8月25日函(見原審卷第65至67頁) 可證,另上訴人於同年12月2日再委請律師發函被上訴人, 以被上訴人所交付第一批口罩不符合系爭口罩買賣之債之本 旨,解除系爭口罩買賣契約,該函文亦未主張因系爭口罩包 裝盒違約因而解除契約等情,此亦有同年12月2日函(見原 審卷第71、72頁)可稽。上述函文內容未提及系爭口罩包裝 盒有何違約情事,核與兩造間協商系爭口罩買賣過程,梁博 盛知情被上訴人係以80mmHg之口罩包裝盒包裝系爭口罩,且 梁博盛未反對被上訴人以標明80mmHg之口罩包裝盒裝載系爭 口罩交付上訴人之情相符,足認被上訴人抗辯上訴人同意被 上訴人以第一等級80mmHg(即ASTM Level 1規格)包裝盒包 裝系爭口罩事實,應屬真實而可採,是上訴人主張被上訴人 以標明80mmHg之口罩包裝盒裝載系爭口罩交付上訴人構成違 約,自未有據。  ㈡被上訴人所交付第一批口罩,是否符合系爭口罩買賣契約所 約定ASTM Level 3規格之債之本旨?   ⑴按不完全給付,係指債務人所為之給付內容不符債務本旨, 且有可歸責於其之事由,而造成債權人之損害所應負之債務 不履行損害賠償責任。是以,不完全給付債務不履行責任, 以可歸責於債務人之事由而給付不完全(未符債務本旨)為 其成立要件。如債權人於受領給付後,以債務人給付不完全 為由,請求債務人賠償損害,應先由債權人就其所受領之給 付未符合債務本旨並受有損害,及二者間有因果關係存在之 要件事實,負舉證責任(最高法院112年度台上字第301號判 決)。且按當事人主張有利於己之事實者,就其事實有舉證 之責任。但法律別有規定,或依其情形顯失公平者,不在此 限。民事訴訟法第277條定有明文。另按負舉證責任者,須 就利己事實證明至使法院就其存在達到確信之程度,始可謂 已盡其依民事訴訟法第277條前段規定之舉證行為責任(最 高法院103年度台上字第1637號判決參照)。上訴人主張被 上訴人所交付第一批口罩不符合ASTM Level 3規格,構成不 完全給付等情,既為被上訴人所否認,自應由上訴人就其所 受領之第一批口罩不符合ASTM Level 3規格而未符合債務本 旨事實,負舉證責任。  ⑵查我國醫用面(口)罩品項分為一般醫用面(口)罩(醫療 器材分級:第一等級)、外科手術面(口)罩(醫療器材分   級:第二等級),性能規格標準要求應符合國家標準   「CNS14774(T5017)-醫用面(口)罩」或其他具等同性國 際標準之要求,產品之性能試驗項目應包含抗合成血液穿透 性,最小通過壓力、細菌過濾效率、次微米粒子防護效率、 壓差/呼吸氣阻抗、防焰性/可燃性等,而各國醫用面(口)   罩性能標準之試驗方法,我國為CNS14774,美國為ASTM   F2100,歐盟為EN14683,日本則為JIST8062,其中就抗合成   血液穿透性,最小通過壓力(mmHg)之試驗方法,我國為   CNS14776,美國為ASTM F1862,歐盟為EN14683附錄B,又依   CNS14776醫用面(口)罩對抗合成血液穿透阻力的試驗法,   外科手術面(口)罩一級防護為80mmHg,二級防護為   120mmHg,三級防護為160mmHg,另醫用面(口)罩製造業者   每年應至少針對一批醫用面(口)罩成品執行一次完整之   CNS14774(T5017)全項檢驗測試項目並符合允收標準,以   確保產品仍持續符合品質要求等情,有主管機關衛生福利部 食品藥物管理署公告訂定「醫用面(口)罩製造工廠品質管 理指引」(見原審卷第503至517頁)。上訴人主張其所受領 之第一批口罩之合成血液滲透阻力(Synthetic Blood Pene tration Resistance)不符合ASTM Level 3規格,乃係指不 符合美國ASTM F1862試驗方法之三級防護160mmHg(Level   3)規格,此相當於我國CNS14776試驗方法之三級防護   160mmHg而言,在此敘明。  ⑶而被上訴人抗辯其所生產醫用口罩,就合成血液滲透阻力   (Synthetic Blood Penetration Pressure)經採我國   CNS14776試驗方法之試驗方法,符合三級防護為160mmHg之   測試結果之情,已有被上訴人所提出紡織研究所108年12月   25日試驗報告(見原審卷第207、367頁)為證,核與本院函 請紡織研究所提供被上訴人108年12月25日試驗報告(見本 院卷二第49、59頁)相符,應可採信。又被上訴人陳述蕭登 豐曾於109年7月15日以Line通訊軟體傳送檔名為「加諾康檢 驗報告Canacom Trading certification copy.pdf」資料予 梁博盛,該資料內容包含尼爾森實驗室(Nelson Labs)、 紡織研究所試驗報告等共計18頁,其中尚包括上述紡織研究 所108年12月25日試驗報告之情,則有Line通訊軟體對話內 容(見原審卷第337、339、341頁)、SGS公司報告(內含上 述試驗報告內容,見原審卷第343至377頁)可據。另被上訴 人所提出紡織研究所109年8月4日試驗報告,雖其內容所載 按美國ASTM F1862試驗方法就合成血液穿透性壓力160mmHg 之試驗結果,編號6、8、17呈現穿透結果,其餘無穿透(見 原審卷第475、477、479頁),未達全部均無穿透結果,惟 被上訴人另以尼爾森實驗室(Nelson Labs)就第一批口罩 (批號:42283371)按美國ASTM F1862試驗方法就合成血液 穿透性壓力160mmHg之試驗結果,全部32片口罩均無穿透之   情,則有Nelson Labs之「Synthetic Blood Penetration   Resistance Final Report」(見原審卷第273頁)可稽,而   上訴人所提出其查詢被上訴人官網所載各項測試資料內容, 除有紡織研究所所提報告外,尚包括尼爾森實驗室(Nelson Labs)之試驗報告,有上訴人所提出臺灣臺北地方法院所 屬民間公證人鍾振光事務所公證書(下稱系爭公證書)及查 詢內容(見原審卷第45至49、57頁)可依。且證人黃柏霖證 述:被上訴人生產2種規格口罩,一種是符合臺灣醫療器材 第一等級醫用口罩,一種是符合外銷需要的Level 3的最高 等級醫用口罩,上訴人於109年6月初向被上訴人詢問外銷口 罩,被上訴人業務提供產品包裝及檢測報告,因為各國法規 要求不同,針對低風險第一級醫用口罩,中風險第二級醫用 口罩、高風險第三級醫用口罩,要求都不同,被上訴人所設 計包裝盒就以80mmHg外包裝作為公版設計,也讓上訴人清楚 被上訴人的包裝及檢測口罩都是符合相關規定,上訴人向被 上訴人訂購口罩是Level 3的醫用口罩,以80mmHg外包裝盒 包裝之情,都有告知上訴等語(見原審卷第257頁)。是被   上訴人抗辯系爭口罩就合成血液滲透阻力(Synthetic   Blood Penetration Pressure)經採我國CNS14776、美國   ASTM F1862之試驗方法,均符合三級防護為160mmHg試驗結   果之情,自屬有據。  ⑷上訴人雖主張系爭口罩之批號(batch number)於被上訴人 官網進行產品規格確認查詢,系爭口罩僅符合ASTM Level 2 規格,且將系爭口罩送至SGS公司實驗室檢驗,未能通過合 成血液滲透阻力(Synthetic Blood Penetration Resistan ce)160mmHg之測試,不符合ASTM Level 3規格云云。查上 訴人所主張系爭口罩之批號:42283371於被上訴人官網進行 產品規格確認查詢,查詢結果系爭口罩為ASTM Level 2規格 之情,固有上訴人所提系爭公證書及查詢內容(見原審卷第 45至59頁)可據,且為被上訴人所不否認,然梁博盛前就上   開查詢結果詢問蕭登豐,蕭登豐告知「我們送驗證機構CE   or ASTM F2100測試方法和結果是type 2 n level 2」、「 因為cost and 市場需求,該兩機構並未送驗做160mmHg,之 前也說明過在國內有做160mmHg as testing reports」,有 Line通訊軟體對話記錄(見本院卷一第269頁)可據。且證 人黃柏霖亦證述:上訴人所販售的口罩為被上訴人公司的公 版外包裝,並非針對上訴人銷售,被上訴人會有一個批量生 產,也會在網路上不定期更新最新檢驗報告,但檢驗報告並 不代表被上訴人的產品不符合160mmHg,系爭口罩送至尼   爾森實驗室(Nelson Labs)試驗結果確認該批產品有達到   160mmHg的標準等語(見原審卷第258頁)。查證人黃柏霖證   述之情,核與被上訴人所提Nelson Labs之「Synthetic   Blood Penetration Resistance Final Report」之試驗結   果為按美國ASTM F1862試驗方法就合成血液穿透性壓力160m mHg之試驗結果,全部32片口罩均無穿透之情(見原審卷第   273頁)相符。至於上訴人雖提出SGS公司實驗室「TEST   REPORT」(見原審卷第561、563頁),以該試驗報告   「Synthetic Blood Penetration Resistance」顯示第一批 口罩未通過160mmHg試驗結果,然不僅被上訴人否認上訴人 所送驗口罩為被上訴人所出售交付第一批口罩(見原審卷第 571頁),且本院曾囑託SGS公司鑑定上訴人所提出口罩是否 符合美國、加拿大ASTM Level 3標準(見本院卷一第211頁 ),SGS公司回覆:上述標準之測試服務,係採外包至職安 衛股份有限公司(下稱職安衛公司)-呼吸防護具檢測中心 進行測試等語,建議本院詢問職安衛公司之情,有SGS公司1 12年12月13日函(見本院卷一第213頁)可據,經本院另囑 託職安衛公司鑑定上訴人所提出口罩是否符合美國、加拿大 ASTM Level 3標準(見本院卷一第225頁),職安衛公司回 覆美國ASTM Level 3檢測項目共5項,職安衛公司可檢測項 目只有3項,其中次微米粒子過濾效率及合成血液穿透性檢 測,職安衛公司無法檢測等語,亦有職安衛公司113年度   1月30日函(見本院卷一第227頁)可稽,是SGS公司、職安   衛公司既已陳明無從進行ASTM Level 3檢測,且上訴人亦未 舉證其送測口罩與被上訴人所交付系爭口罩,是上訴人雖提   出SGS公司實驗室「TEST REPORT」證明第一批口罩未通過   160mmHg試驗結果,自無從為有利於上訴人之認定。況且本   院擬囑託紡織研究所就上訴人所提出口罩(見本院卷一第   127至143頁)進行ASTM Level 3檢測,然為上訴人所捨棄鑑   定(見本院卷一第259、262頁),從而,上訴人就被上訴人 所交付第一批口罩不符合ASTM Level 3規格而未符合債務本 旨之情,即屬未盡舉證之責,其所主張上述被上訴人違約事 實,即未可採。  ㈢上訴人依民法第254條、第256條給付遲延、給付不能規定解 除系爭口罩買賣契約,依民法第259條回復原狀、第179條不 當得利規定,請求被上訴人返還上訴人所給付系爭口罩買賣 價金106萬3,125元,依民法第227條、第226條第1項、第216 條、第260條規定,請求被上訴人賠償上訴人所受損害及損 失利益382萬8,159元,並依同上規定、民法第179條規定請 求被上訴人按月賠償上訴人所支出倉儲費用2,612元,有無 理由?   ⑴按當事人間債之關係類型,胥以主給付義務定之,該等義務 係債之關係固有、必備之要素,用以確定及規範債之關係類 型。當事人所負債務,另尚有從給付義務及附隨義務,從給 付義務旨在準備、確定、支持及完全履行主給付義務,基於 法律明文或當事人約定,或基於誠信原則及補充之契約解釋 ,以確保債權人之給付利益獲得最大可能之滿足,債權人得 以訴請求履行,於債務人不履行時,債權人得否解除契約, 應視該從給付義務對契約目的之達成是否必要、不可或缺而 定。附隨義務,則係隨債之關係發展過程,基於期待可能性 ,以誠信原則為發展依據,依個別情況促使債權人之給付利 益獲得滿足(輔助功能),或為維護他方當事人生命或財產 上利益(保護功能)(最高法院112年度台上字第2370 號判 決參照)。次按民法第226條第1項所規定之給付不能,係指 因可歸責於債務人之事由,其應為之給付依社會觀念已屬不 能,致債務人不能依債務本旨實現給付,亦即債務人應有所 為而不能為,而以消極的不給付侵害債權人之債權,屬於債 權的消極侵害;倘債務人已為積極的給付,因可歸責於債務 人之事由,致給付之內容不符債務本旨,而違反信義與衡平 之原則,債權人因而受有損害者,則為民法第227條第1項所 規定之不完全給付,屬於債權的積極侵害,二者其法律性質 、構成要件及規範功能均未盡相同,乃不同之債務不履行類 型(見最高法院100年度台上字第2091號判決參照)。且按 給付不能係債務人應為之給付,不能依債務之本旨實現之意 ,不僅指物理上或邏輯上不能給付,凡依社會觀念,其給付 已屬不能而言,此與給付遲延乃債務人已屆清償期,債務人 於應為給付時,給付可能而未為給付者不同,前者債權人得 依民法256條解除契約;後者依民法第254條規定,尚須限期 催告,逾期仍不履行,始得解除契約,其形態及法律效果各 殊(最高法院90年度台上字第2149號判決、101年度台上字 第444號判決參照)。  ⑵查上訴人主張向被上訴人購買系爭口罩應符合ASTM Level 3 規格之情,此為被上訴人所不否認,雖上訴人主張以第一批 口罩之批號(batch number)於被上訴人官網進行產品規格 確認查詢,僅有符合ASTM Level 2規格之試驗報告之情,則 有系爭公證書及查詢內容(見原審卷第45至59頁)可據,且 證人黃柏霖既證述:被上訴人會有批量生產口罩,會在公網 路上不定期更新最新檢驗報告等語(見原審卷第258頁), 而系爭口罩為醫用口罩,口罩規格標準為何,事涉口罩提供 防護功能,則被上訴人官網所提供口罩規格之檢驗報告查詢 資訊,自屬為支持及完全履行買賣交付口罩主給付義務目的 之達成所必要、不可或缺之從給付義務,縱使兩造間從事系 爭口罩買賣時未有約定被上訴人應提供試驗報告內容,然基 於誠信原則及補充之契約解釋,為確保上訴人所受領給付利 益獲得最大可能之滿足,應認被上訴人有於其官網就第一批 口罩批號(batch number)查詢提供符合ASTM Level 3規格 試驗報告之從給付義務,可資確認。而被上訴人所抗辯其所   生產醫用口罩,就合成血液滲透阻力(Synthetic Blood   Penetration Pressure)經採我國CNS14776試驗方法,符合   三級防護為160mmHg之測試結果之情,有被上訴人所提出紡 織研究所108年12月25日試驗報告(見原審卷第207、367   頁)可據,且第一批口罩(批號:42283371)按美國ASTM   F1862試驗方法就合成血液穿透性壓力160mmHg之試驗結果,   全部32片口罩均無穿透之情,則有證人黃柏霖所提出尼爾森 實驗室(Nelson Labs)之「Synthetic Blood Penetration Resistance Final Report」(見原審卷第273頁)可稽, 又上訴人未舉證第一批口罩不符合ASTM Level 3規格之情, 則如前述,是第一批口罩應能囑託紡織研究所或其他相關檢 驗單位完成符合ASTM Level 3規格之試驗報告,並公布於被 上訴人官網之批號(batch number)查詢結果,故被上訴人 於其官網就系爭口罩提供符合ASTM Level 3規格試驗報告之 從給付義務,應無給付不能情況,如未能提供,應構成給付 遲延情事。  ⑶而按契約當事人之一方遲延給付者,他方當事人得定相當期 限催告其履行,如於期限內不履行時,得解除其契約。民法 第254條定有明文。被上訴人雖未履行於其官網就系爭口罩 提供符合ASTM Level 3規格試驗報告之從給付義務,且梁博 盛於109年7月18日以Line通訊軟體詢問檢驗ASTM Level 3是   否可行,蕭登豐雖回覆被上訴人近期沒有計劃做ASTM   Level 3測試等語(見本院卷一第274頁),然上訴人僅於同 年8月25日委任律師發函被上訴人,以被上訴人未依約交付 符合ASTM Level 3規格之醫用口罩,請求被上訴人提出補償 方案等語,有同年8月25日函(見原審卷第65至67頁)可據 ,嗣於同年12月2日委任律師發函被上訴人,以被上訴人所 交付第一批口罩未依契約本旨而為給付,為解除系爭口罩買 賣契約之意思表示,並請求被上訴人返還買賣價金106萬3,1 25元,賠償384萬3,833元等情,則有同年12月2日函(見原 審卷第71、72頁)可稽,上訴人所主張內容均為被上訴人所 交付口罩未符合ASTM Level 3規格,並未催告被上訴人應履 行於其官網就第一批口罩提供符合ASTM Level 3規格試驗報 告之從給付義務,上訴人亦未再舉證其曾催告被上訴人應履 行上開從給付義務事實,此部分既未經合法催告,自無因給 付遲延而得解除契約問題。  ⑷且按契約解除時,當事人雙方回復原狀之義務,除法律另有 規定或契約另有訂定外,由他方所受領之給付物,應返還之 ,受領之給付為金錢者,應附加自受領時起之利息償還之。 無法律上之原因而受利益,致他人受損害者,應返還其利益 。雖有法律上之原因,而其後已不存在者,亦同。民法第25 9條第1、2款、第179條固有明文。然查,上訴人主張被上訴 人就系爭口罩買賣有給付不能、給付遲延情事,既未可採, 上訴人依民法第254條、第256條給付遲延、給付不能規定解 除系爭口罩買賣契約,並無理由,已如上述,則被上訴人受 領上訴人基於系爭口罩買賣契約所約定給付之口罩買賣價金 ,乃有法律上之原因,自無因契約解除而負有返還義務,則 上訴人依民法第259條回復原狀、第179條不當得利規定,請 求被上訴人返還上訴人所給付系爭口罩買賣價金106萬3,125 元本息,自屬依法無據,不應准許。  ⑸上訴人另依民法第227條、第226條第1項、第216條、第260條 規定,請求被上訴人賠償上訴人因被上訴人債務不履行所   受損害及損失利益382萬8,159元,及依同上規定、民法第   179條規定請求被上訴人按月賠償上訴人所支出倉儲費用   2,612元云云。然上訴人就被上訴人所交付第一批口罩未符 合ASTM Level 3規格事實,既未能舉證,且上訴人依據被上 訴人提供之檢驗報告,已完成向加拿大政府申報(見原審卷 第337、339、341頁、本院卷一第271、272頁),上訴人更 已進口第一批口罩至加拿大,上訴人又未合法催告被上訴人 補正於其官網就系爭口罩提供符合ASTM Level 3規格試驗報 告之從給付義務,其請求解除第一批口罩買賣契約未合法, 上訴人所支出上述費用,核屬本於有效存在之系爭口罩買賣 契約而運送口罩至加拿大販售所支出必要費用,則上訴人所 主張支出第一批口罩貨運費用54萬1,486元、加拿大海關清 關費用6萬1,743元、申報醫療器材許可證費用7萬4,943元、 進口服務費用6萬0,460元、人力費用成本48萬7,648元、雙   語標籤費用4,354元、陸運費用8,708元、每月倉儲費用   2,612元,無法銷售第一批口罩所失利益258萬8,817元,尚 無從認係上訴人因被上訴人債務不履行所受損害或所失利益 或被上訴人因此受有不當得利,上訴人請求被上訴人賠償上 訴人因被上訴人債務不履行所受損害及損失利益382萬8,159 元,並按月賠償上訴人所支出倉儲費用2,612元,均於法無 據,不應准許。 六、綜上所述,上訴人未舉證第一批口罩不符合ASTM Level 3規 格,亦未合法催告被上訴人履行於其官網就第一批口罩提供 符合ASTM Level 3規格試驗報告,第一批口罩買賣契約既未 經上訴人合法解除,則被上訴人依民法第259條回復原狀、 第179條不當得利規定,請求被上訴人返還上訴人所給付系 爭口罩買賣價金106萬3,125元,且依民法第227條、第226條 第1項、第216條、第260條規定,請求被上訴人賠償上訴人 所受損害及損失利益382萬8,159元,並依同上規定、民法第   179條規定請求被上訴人按月賠償上訴人所支出倉儲費用   2,612元,均無理由,不應准許。原審為上訴人敗訴之判決 ,並無不合。上訴論旨指摘原判決不當,求予廢棄改判,為 無理由,應駁回上訴。 七、本件事證已臻明確,兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證 據,經本院斟酌後,認為均不足以影響本判決之結果,爰不 逐一論列,併此敘明。 八、據上論結,本件上訴為無理由,判決如主文。 中  華  民  國  113  年  10  月  11  日 民事第十五庭 審判長法 官 陳慧萍 法 官 吳若萍 法 官 陳杰正 正本係照原本作成。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未表明上訴理由者,應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀 (均須按他造當事人之人數附繕本),上訴時應提出委任律師或 具有律師資格之人之委任狀;委任有律師資格者,另應附具律師 資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1第1項 但書或第2項所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者 ,應一併繳納上訴審裁判費。 中  華  民  國  113  年  10  月  11  日               書記官 林雅瑩

2024-10-11

TPHV-111-上-1617-20241011-1

臺灣高等法院

債務人異議之訴

臺灣高等法院民事裁定 109年度上字第1220號 上 訴 人 吳則賢 被 上訴人 簡慧君 訴訟代理人 楊金順律師 複 代理人 巫家佑律師 上列當事人間債務人異議之訴事件,因事實尚有欠明瞭之處,應 命再開言詞辯論,並指定於民國113年10月22日上午10時30分在 本院第2法庭另行言詞辯論,特此裁定。 中 華 民 國 113 年 10 月 9 日 民事第十五庭 審判長法 官 陳慧萍 法 官 陳杰正 法 官 吳若萍 正本係照原本作成。 不得抗告。 中 華 民 國 113 年 10 月 11 日 書記官 黃麒倫

2024-10-09

TPHV-109-上-1220-20241009-1

金上
臺灣高等法院

侵權行為損害賠償

臺灣高等法院民事裁定 113年度金上字第27號 上 訴 人 楊建傑 住○○市○○區○○路000巷00○0號 廖秀敏 住同上 廖士賢 共 同 訴訟代理人 陳憲政律師 共 同 複 代理 人 陳孟緯律師 被 上訴 人 袁健菊 訴訟代理人 湯其瑋律師 追 加被 告 國泰民安不動產股份有限公司(原名恆和不動產股 份有限公司) 法定代理人 楊建傑 追 加被 告 蔣炎宗 上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件,上訴人對於中華民國 113年3月8日臺灣臺北地方法院112年度金字第148號第一審判決 提起上訴,關於被上訴人追加國泰民安不動產股份有限公司、蔣 炎宗為被告部分,本院裁定如下: 主 文 追加之訴駁回。 追加之訴訴訟費用由被上訴人負擔。 理 由 一、按在第二審為訴之變更或追加,非經他造同意,不得為之。 但有第255條第1項第2款至第6款情形,不在此限,民事訴訟 法第446條第1項定有明文。而同法第255條第1項第2款所謂 請求之基礎事實同一,係指變更或追加之訴,就原請求之事 實及證據資料,於審理變更或追加之訴得加以利用,使先後 兩請求在同一程序得以解決,俾符訴訟經濟。又在第二審以 請求之基礎事實同一而追加當事人者,須於對造之審級利益 及防禦權之保障無重大影響,始得為之,以兼顧當事人訴訟 權益之保障及訴訟經濟之要求(最高法院110年度台抗字第3 93號裁定參照)。另同條項第5款所謂該訴訟標的對於數人 必須合一確定,係指依法律之規定必須數人一同起訴或一同 被訴,否則當事人之適格有欠缺,原告即因此不能得本案之 勝訴判決者而言。關於連帶之債,債權人除得對債務人全體 為請求外,亦得對債務人中之一人或數人為請求,其法律關 係對全體債務人並非必須一同起訴或一同被訴。故連帶之債 之債權人追加連帶債務人為被告,並無上開法條規定之適用 (最高法院91年度台抗字第8號、106年度台抗字第72號裁定 參照)。 二、被上訴人於原審以上訴人楊建傑、廖秀敏、廖士賢(以下合 稱上訴人)為共同被告,起訴主張:上訴人以英國開發商Si gnature Living Coal Exchange Limited,設計之「英國Th e Exchange旅館」投資案(下稱系爭投資案),標榜非自住 性不動產之單位租賃權售後包租回酬,保證支付投資人每年 7.5%至10%不等之租金收益,期滿由境外開發商以原價或加 價8%至25%買回,再以台灣搜房股份有限公司(下稱台灣搜 房公司)、恆和不動產股份有限公司(下稱恆和不動產公司 )名義,透過網路廣告及召開投資說明會等方式,向多數人 或不特定人宣傳、推廣,招攬投資,並指示業務員向投資人 宣稱台灣搜房公司所配合之國外開發商,均係挑選過之國外 大建商或上市公司,台灣搜房公司會提供一條龍的懶人投資 服務、投資人完全不用擔心,買賣價金全程匯入律師履約保 證帳戶,交易絕對安全,復強調投資案投資期間保證可獲取 一單位9萬英鎊不等(依房型不同)、保證租金前3年各8%、 第4年9%、第5至10年各10%、第3至10年買賣雙方均得要求保 證加價8%買回之投資條件,招攬投資人。伊於民國000年0月 間透過訴外人即台灣搜房公司業務經理林愛倫推廣介紹,因 而誤信投資購買系爭投資案308號房間之單位租賃權,並交 付投資款項共新臺幣(下同)188萬5,463元等情,爰依民法 第184條第1項前段、第2項及第185條第1項規定,請求上訴 人連帶給付伊188萬5,463元本息。經原審判決被上訴人全部 勝訴後,上訴人不服提起上訴,現由本院審理中,被上訴人 以國泰民安不動產股份有限公司(下稱國泰民安公司)、蔣 炎宗受託為上訴人辦理系爭投資案308號房間之買賣,且為 該購屋合約之不動產經紀業及經紀人,與上訴人共同違反銀 行法第29條、第29條之1規定而為共同侵權行為人,應依不 動產經紀管理條例第26條第1、2項、民法第184條第2項、第 185條第1項、第28條、第188條第1項規定與上訴人負連帶損 害賠償責任,追加國泰民安公司、蔣炎宗為被告,並聲明追 加被告應與上訴人連帶給付伊188萬5,463元本息。 三、經查,上訴人、追加被告國泰民安公司均不同意被上訴人之 追加(見本院卷第111頁至第113頁),追加被告蔣炎宗經本 院函詢是否同意追加後迄未表示意見(見本院卷第103頁、 第117頁),且上訴人與國泰民安公司、蔣炎宗間並無合一 確定之必要,不符合民事訴訟法第255條第1項第5款所定要 件。又國泰民安公司、蔣炎宗於第一審並未參與訴訟程序, 被上訴人第二審程序繫屬中之113年8月20日具狀表示追加上 二人為被告,對其等審理利益及訴訟上防禦權之行使難謂無 重大影響,實有害追加被告之程序權保障,自不符合民事訴 訟法第255條第1項第2款之要件,亦非同條項第3、4、6款之 情形。從而,被上訴人於本院第二審訴訟程序追加國泰民安 公司、蔣炎宗為被告,於法不合,應予駁回。 四、據上論結,本件追加之訴為不合法,爰裁定如主文。 中  華  民  國  113  年  10   月  7   日 民事第十五庭 審判長法 官 陳慧萍 法 官 吳若萍 法 官 潘曉玫 正本係照原本作成。 如不服本裁定,應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀,並應 繳納抗告費新臺幣1千元。 中  華  民  國  113  年  10  月  7   日                              書記官 張淑芬

2024-10-07

TPHV-113-金上-27-20241007-1

臺灣高等法院

回復原狀等

臺灣高等法院民事裁定 113年度抗字第1133號 抗 告 人 楊俊廉 相 對 人 劉修愷 上列抗告人因與法務部行政執行署士林分署、交通部公路局臺北 市區監理所間請求回復原狀等事件,追加相對人為被告,對於中 華民國113年8月9日臺灣士林地方法院112年度訴字第338號裁定 ,提起抗告,本院裁定如下: 主 文 原裁定廢棄。 理 由 一、抗告人於原法院起訴主張:法務部行政執行署士林分署(下 稱士林分署)辦理108年度檢偵助執字第1號拍賣事件(下稱 系爭拍賣事件),經伊於民國109年2月4日拍定取得車牌號 碼000-0000號賓士廠牌之小客車(下稱系爭小客車),然系 爭拍賣事件自始當然、確定違法,交通部公路局臺北市區監 理所(下稱北市監理所)於109年2月7日依據系爭拍賣事件 所為系爭小客車之過戶登記,失所附麗而違法不當,侵害伊 權利,爰依民法第113條、類推適用同法第183條、第244條 、第247條之1、第259條、第260條等規定,請求確認伊與士 林分署於109年2月4日就系爭小客車所為之買賣關係及所衍 生權利移轉均不存在,士林分署應撤銷系爭拍賣事件及權利 移轉公告,並於伊返還系爭小客車時,給付伊新臺幣(下同 )93萬9,444元;及確認北市監理所於109年2月7日就系爭小 客車所為之過戶登記關係不存在,北市監理所應塗銷、撤銷 系爭小客車之過戶登記(見原審卷第10至13頁、第237至238 頁,下稱原訴)。嗣抗告人於113年7月4日具狀追加相對人 為被告,並主張:士林分署代債務人即相對人立於出賣人之 地位,於系爭拍賣事件違法公告、拍賣,且伊因其詐欺行為 ,已撤銷應買之意思表示,是伊與相對人間就系爭小客車之 買賣關係不存在,爰依侵權行為法律關係、民法第113條、 類推適用同法第183條、第244條、第247條之1、第259條、 第260條等規定,請求確認伊與相對人間就系爭小客車之買 賣關係及所有權移轉登記之物權行為均不存在,士林分署應 將系爭小客車於系爭拍賣事件所核發之權利移轉證書撤銷、 廢止,北市監理所應塗銷109年2月7日伊與相對人就辦理系 爭小客車之過戶登記,並將系爭小客車回復移轉所有權登記 予相對人,及廢止原准許所有權人過戶登記書,又於伊返還 系爭小客車之時,相對人與士林分署應連帶給付93萬9,444 元本息等語(見原審卷第252至257頁,下稱系爭追加之訴) 。原法院以相對人與士林分署、北市監理所於原訴非屬共同 被訴為必要,而認系爭追加之訴與民事訴訟法第255條第1項 第2、3、5款規定不合,復以追加相對人為被告,自始並無 客觀之情事變更,而與民事訴訟法第255條第1項第4款規定 不合,及以追加相對人為被告,需重新命相對人提出答辯狀 ,並為整理答辯狀及證據調查,將造成士林分署、北區監理 所之額外訴訟負擔,顯有礙於原訴被告即士林分署、北區監 理所之防禦,及原訴之訴訟終結,不符民事訴訟法第255條 第1項第7款規定等情,於113年8月9日裁定(下稱原裁定) 駁回抗告人系爭追加之訴,抗告人不服,抗告前來。 二、抗告意旨略以:系爭追加之訴係基於與原訴基礎事實同一下 所為當事人追加,且系爭追加之訴與原訴就系爭小客車之買 賣關係等原因事實之訴訟資料相牽連、共通且得以相互援引 利用,又無害於相對人之審級利益及防禦權,應准許追加, 原裁定駁回伊追加之訴,實有違誤,爰提起抗告,求為廢棄 原裁定,發回原法院准許追加相對人為被告等語。 三、按民事訴訟法第255條第1項第2款就請求之基礎事實同一者 ,准原告將原訴變更或追加,係因新訴可利用原訴之訴訟資 料之故,故除有礙於對造防禦權之行使外,關於當事人之變 更或追加,亦應有其適用。所謂基礎事實同一,係指變更或 追加之訴與原訴之事實,有其社會事實上之共通性及關聯性 ,而就原請求所主張之事實及證據資料,於變更或追加之訴 得加以利用,且無害於他造當事人程序權之保障,俾先後兩 請求在同一程序加以解決,以符訴訟經濟(最高法院112年 度台抗字第89號裁定意旨參照)。 四、查抗告人於原訴固係確認其與士林分署於109年2月4日就系 爭小客車所為之買賣關係及所衍生權利移轉均不存在,士林 分署應撤銷系爭拍賣事件及權利移轉公告,並於其返還系爭 小客車時,給付93萬9,444元;系爭追加之訴則係確認其與 相對人間就系爭小客車之買賣關係及所有權移轉登記之物權 行為均不存在,士林分署應將系爭小客車於系爭拍賣事件所 核發之權利移轉證書撤銷、廢止,又於其返還系爭小客車之 時,相對人與士林分署應連帶給付93萬9,444元本息等情。 惟抗告人原訴及系爭追加之訴均係本於抗告人依系爭拍賣事 件拍定取得系爭小客車之程序有違法情事,而求為確認系爭 小客車之買賣關係及所有權移轉登記之物權關係均不存在, 並依回復原狀之法律關係,請求於其返還系爭小客車之時, 系爭小客車之出賣人(原訴主張為士林分署,系爭追加之訴 主張為相對人)應返還93萬9,444元等爭議;且原訴、系爭 追加之訴就確認之訴訟標的法律關係同為系爭小客車之買賣 關係及所有權移轉登記物權關係,僅係於原訴以士林分署為 系爭小客車之出賣人,而於系爭追加之訴追加相對人為被告 及追加聲明,堪認原訴與系爭追加之訴應係本於同一基礎事 實,先後所為請求之主張在社會生活上有共通性或關連性, 又原訴之證據資料(如系爭小客車於系爭拍賣事件之拍定相 關文書、所有權移轉登記等相關資料)與系爭追加之訴有關 ,兩者證據資料於相當程度範圍內具有同一性或一體性,攻 擊防禦方法亦得相互為用,自可於同一訴訟程序予以解決, 以避免重複審理,庶能統一解決紛爭,用符訴訟經濟。況抗 告人於原審第一次言詞辯論期日時即當庭陳明有可能追加系 爭小客車之原所有權人為被告,並請求給予2至3周時間,於 113年7月9日前具狀等語(見原審卷第238頁),復於113年7 月4日即具狀提出系爭追加之訴(見原審卷第252頁),按原 法院審理程序進度,尚在證據調查程序開展之際,原法院亦 尚未就原訴進行爭點整理,距離訴訟終結尚有相當時間,自 無礙相對人之防禦及訴訟之終結,應認原訴與系爭追加之訴 在相當程度範圍內之基礎原因事實同一,合於民事訴訟法第 255條第1項第2款情形。 五、綜上所述,抗告人所為系爭追加之訴符合民事訴訟法第255 條第1項第2款規定,其追加應屬合法,原裁定駁回抗告人系 爭追加之訴,容有未洽。抗告意旨指摘原裁定不當,求予廢 棄,為有理由,自應由本院將原裁定廢棄,發回原法院另為 妥適之處理。 六、據上論結,本件抗告為有理由,爰裁定如主文。 中  華  民  國  113  年  10  月   4  日 民事第十五庭 審判長法 官 陳慧萍 法 官 吳若萍 法 官 潘曉玫 正本係照原本作成。 不得再抗告。 中  華  民  國  113  年  10  月  4   日                              書記官 張淑芬

2024-10-04

TPHV-113-抗-1133-20241004-1

臺灣高等法院

確定訴訟費用額

臺灣高等法院民事裁定 113年度抗字第1104號 抗 告 人 賴艾蓮  送達處所:臺北北門郵局第59897號信 上列抗告人因與相對人張美華間聲請確定訴訟費用額事件,對於 中華民國113年5月13日臺灣新北地方法院113年度事聲字第19號 裁定提起抗告,本院裁定如下: 主 文 抗告駁回。 抗告費用由抗告人負擔。 理 由 一、本件相對人因與抗告人間請求遷讓房屋事件(案號為原法院 111年度訴字第1606號,下稱本案),聲請確定訴訟費用額 ,經原法院司法事務官以112年度司聲字第951號裁定命抗告 人應賠償相對人之訴訟費用額確定為新臺幣(下同)5萬3,8 66元,及自該裁定送達抗告人翌日起至清償日止按年息5%計 算之利息(下稱原處分)。抗告人對原處分不服,提出異議 ,經原法院於民國113年5月13日裁定駁回其異議(下稱原裁 定),抗告人不服,提起抗告。 二、異議及抗告意旨略以:本案前經原法院院長裁定決行,認定 訴訟標的價額為52萬4,000元,又經原法院112年度聲字第33 6號停止執行裁定認定因停止執行而可能受有之損失約為57 萬2,000元,應僅須徵第一審裁判費5,730元,本案第一審法 院卻強收第一審裁判費5萬3,866元,本應由相對人自行就第 一審違法溢收之裁判費請求國賠或要回,概與伊無涉,為此 提起抗告,請求廢棄原裁定等語。 三、按112年11月14日修正之民事訴訟法第91條第1項、第3項施 行前,法院為訴訟費用之裁判未確定其費用額,而該裁判有 執行力之事件,仍適用修正前之規定,112年11月29日新增 民事訴訟法施行法第19條後段著有明文。又112年11月14日 修正前民事訴訟法第91條第1項、第3項規定,法院未於訴訟 費用之裁判確定其費用額者,第一審受訴法院於該裁判有執 行力後,應依聲請以裁定確定之;依前項確定之訴訟費用額 ,應於裁定送達之翌日起,加給按法定利率計算之利息。再 按確定訴訟費用額之程序,僅在審究有求償權之一造當事人 所開列之費用項目,及其提出支付費用之計算書等證據,是 否屬於訴訟費用之範圍,以確定應負擔訴訟費用之他造當事 人所應賠償其之訴訟費用數額,並非就當事人間實體爭議再 為確定。訴訟標的價額之核定,以及依該核定價額所應徵收 之裁判費金額若干,應由受理本案訴訟之法院依職權審核, 於確定訴訟費用額之程序,無另核定訴訟標的價額之權(最 高法院110年度台抗字第200、1280號裁定意旨參照)。 四、經查,兩造間請求遷讓房屋事件,經原法院於112年3月28日 以111年度訴字第1606號判決相對人勝訴,並諭知第一審訴 訟費用由抗告人負擔;抗告人不服,提起上訴,經原法院於 同年5月1日裁定限抗告人於收受該裁定後5日內繳納第二審 裁判費8萬0,799元,逾期即駁回其上訴,抗告人又就前揭裁 定提起抗告,經本院於同年7月14日以112年度抗字第665號 裁定駁回其抗告確定,茲因抗告人未繳納第二審裁判費,原 法院於同年9月11日裁定駁回其上訴,雖抗告人就該裁定提 起抗告,惟因其抗告已逾不變期間,業經原法院於同年11月 2日裁定駁回抗告確定等情,有前揭各號裁定附卷可參。本 件依相對人提出之原法院自行收納款項收據共兩紙(見司聲 卷第31、33頁),堪認相對人支出第一審裁判費共5萬3,866 元,是原處分依本案第一審判決主文,確定抗告人應負擔之 訴訟費用額為5萬3,866元,並依修正前民事訴訟法第91條第 3項規定,加給自原處分送達抗告人之翌日起至清償日止按 年息5%計算之利息,於法並無不合。 五、抗告意旨雖謂本案訴訟標的價額為52萬4,000元,應僅須徵 第一審裁判費5,730元,本案第一審法院溢收之裁判費,應 由相對人自行請求返還,概與伊無涉云云,然依前揭說明, 確定訴訟費用額事件,僅係審究有求償權之一造當事人所開 列之費用項目,是否屬於訴訟費用之範圍,至於訴訟標的價 額之核定,應本於本案法院之審核,於確定訴訟費用額之程 序,無另核定訴訟標的價額之權。查本案訴訟標的價額為53 3萬6,870元,應徵收第一審裁判費5萬3,866元,乃本案第一 審法院於111年8月24日以裁定核定之結果,此有原法院111 年度訴字第1606號裁定可稽(見司聲卷第27至28頁),兩造 既未對該裁定不服提起抗告,自已生確定效力,本院亦無從 重行審核。至抗告人所提出原法院111年6月9日簽呈中記載 :原法院111年度板簡字第1047號請求遷讓房屋等事件,依 原告主張之事實,起訴利益應為52萬4,000元乙節(見本院 卷第19頁),觀諸該簽呈主旨係原法院板橋簡易庭擬將該案 簽請移由同院民事庭依通常訴訟程序審理等語,事後並經原 法院院長決行核可,而移由民事庭審理,足認擬具上開簽呈 之簡易庭法官,並非受理本案訴訟之法院,其於簽呈中所為 之認定,自無拘束力,無從據以推翻本案法院前揭111年8月 24日就本案訴訟標的價額裁定之結果。至原法院112年度聲 字第336號停止執行裁定理由中所載:「相對人(即本件相 對人)因停止執行而可能受有之損失約為57萬2,000元..... .」(見本院卷第21頁),自文義即可知上開金額係法院估 算相對人因停止執行所受損害之可能結果,與本案訴訟標的 價額無關,抗告人以此佐為本案訴訟標的價額之依據,亦顯 無理由。從而,原裁定駁回抗告人之異議,並無違誤。抗告 意旨猶執陳詞指摘原裁定不當,聲明廢棄,為無理由,應予 駁回。 六、據上論結,本件抗告為無理由,爰裁定如主文。 中  華  民  國  113  年  10  月  4  日 民事第十五庭 審判長法 官 陳慧萍 法 官 陳杰正               法 官 吳若萍 正本係照原本作成。 本裁定除以適用法規顯有錯誤為理由外,不得再抗告。如提起再 抗告,應於收受送達後10日內委任律師為代理人向本院提出再抗 告狀。並繳納再抗告費新臺幣1千元。 中  華  民  國  113  年  10  月  4   日              書記官 黃麒倫

2024-10-04

TPHV-113-抗-1104-20241004-1

聲再
臺灣高等法院

聲明異議聲請再審

臺灣高等法院民事裁定 113年度聲再字第25號 聲 請 人 林家慶 上列聲請人因與相對人慶達電氣工業股份有限公司間聲明異議聲 請再審事件,對於中華民國112年6月20日本院112年度抗更一字 第28號裁定、112年9月28日最高法院112年度台抗字第798號裁定 ,聲請再審,經最高法院以113年度台聲字第106號裁定移送前來 ,本院裁定如下: 主 文 聲請駁回。 聲請訴訟費用由聲請人負擔。 理 由 一、按對於審級不同之法院就同一事件所為之判決,提起再審之 訴者,專屬上級法院合併管轄。但對於第三審法院之判決, 係本於民事訴訟法第496條第1項第9款至第13款事由,聲明 不服者,專屬原第二審法院管轄,民事訴訟法第499條第2項 定有明文。此項規定依強制執行法第30條之1規定,於強制 執行程序準用之。本件聲請人對於本院112年度抗更一字第2 8號、最高法院112年度台抗字第798號審級不同之法院所為 確定裁定(下合稱原確定裁定),以民事訴訟法第496條第1 項第13款之再審事由聲請再審,依首開說明,專屬本院管轄 ,合先敘明。 二、次按對於確定裁定聲請再審,應於30日之不變期間內提起; 前項期間,自裁定確定時起算,裁定於送達前確定者,自送 達時起算,民事訴訟法第507條準用第500條第1項、第2項定 有明文。查原確定裁定係於民國112年10月16日送達聲請人 ,有最高法院送達證書影本可稽(見本院卷第107頁),聲 請人於同年11月2日對原確定裁定聲請再審(見最高法院卷 第9頁之收狀戳章),未逾30日之不變期間。 三、查相對人前持臺灣宜蘭地方法院(下稱宜蘭地院)於106年1 0月13日補發之宜院平98司執助壬字第273號債權憑證(原始 債權憑證:99年8月31日宜院瑞98司執助壬字第273號債權憑 證,下稱系爭補發憑證)為執行名義,對聲請人之不動產為 強制執行,經宜蘭地院民事執行處以106年度司執字第19349 號強制執行事件(下稱系爭執行事件)受理在案,聲請人於 執行程序中聲明異議求為撤銷系爭執行事件之執行程序及註 銷系爭補發憑證,經宜蘭地院司法事務官於108年8月21日以 108年度司執聲字第523號裁定駁回其異議,及經宜蘭地院以 108年度執事聲字第18號裁定駁回其異議,復經本院以109年 度抗字第230號裁定廢棄前開處分及裁定,發回原司法事務 官為處置。嗣宜蘭地院司法事務官再以109年度執更一字第1 號裁定駁回其異議,及經宜蘭地院以109年度執事聲字第18 號裁定駁回其異議,又經本院以111年度抗字第294號裁定( 下稱294號裁定)廢棄上開處分及裁定,最高法院則以111年 度台抗字第903號裁定廢棄本院294號裁定,發回本院更為裁 定,經本院112年8月20日以112年度抗更一字第28號裁定駁 回抗告,及經最高法院於112年9月28日以112年度台抗字第7 98號裁定駁回再抗告而確定。 四、聲請意旨略以:相對人屬於虛設行號之空氣公司,非原始債 權憑證之當事人,為掠奪伊財產,竟偽印相對人之公司印章 及變造公司地址,進而向法院取得捏造之系爭補發憑證,並 據以聲請對伊財產為強制執行。原確定裁定雖於112年9月28 日終結,然伊發覺有如附表所示之未經斟酌證據資料,其中 附表編號9之擬起訴書,屬原確定裁定終結前已存在之證據 ,因偵查不公開,是伊於前訴訟程序不知有該偵辦結果之證 物,現始知悉,致未能於原確定裁判審理中提出;其餘各編 號所示之未經斟酌證據,同屬如經斟酌,可受較有利益之裁 判,故符合民事訴訟法第496條第1項第13款規定,爰聲請本 件再審,聲明求為廢棄原確定裁定等語。 五、按對於確定裁定聲請再審,依民事訴訟法第507條準用同法 第501條第1項第4款規定,必須表明再審理由,此為必備之 程式,否則其聲請為不合法,得毋庸命其補正,逕以裁定駁 回之。所謂表明再審理由,必須指明確定裁定有如何合於法 定再審事由之具體情事,始為相當,倘僅泛言有何條款之再 審事由,無具體情事者,仍難謂已合法表明再審事由(最高 法院64年台聲字第76號判決參照)。又按當事人發現未經斟 酌之證物或得使用該證物者。但以如經斟酌可受較有利益之 裁判者為限,民事訴訟法第496條第1項第13款定有明文。上 開規定,依同法第507條規定,對於確定裁定聲請再審者準 用之。上開條款所謂當事人發現未經斟酌之證物或得使用該 證物,係指前訴訟程序已存在之證物,因當事人不知有該證 物,現始知之,或雖知有此證物而不能使用,現始得使用者 ,且以如經斟酌可受較有利益之裁判者為限。若在前訴訟程 序事實審言詞辯論終結前,尚未存在之證物,本無所謂發現 ,或因故不能使用,其後始得使用可言,自不得以之為再審 理由(最高法院113年度台聲字第711號裁定參照)。 六、經查:  ㈠聲請人以附表編號1至5、8所示內容為新證據,惟觀諸該等證 據內容,分別係聲請人主張同名之第三人慶達電器工業股份 有限公司(下稱新慶達公司)始為原始債權憑證之所有人、 相對人為虛設行號且非原始債權憑證之當事人、相對人持系 爭補發憑證聲請強制執行並不合法、公司法第19、25條規定 清算外之執行亦屬違法、相對人竄改原始債權憑證之地址等 情,核屬對原確定裁定是否妥當之指摘,與民事訴訟法第49 6條第1項第13款規定無涉,故聲請人據此聲請再審,為不合 法,應予駁回。   ㈡聲請人以附表編號6、7、9至14所示內容為新證據,其中附表 編號6、12、13、14所示之臺灣臺北地方法院(下稱臺北地 院)108年度北簡字第8530號民事判決、本院109年度抗字第 230號裁定、本院108年度上易字第1373號判決、和解書、不 起訴處分書,內容分別為聲請人向相對人所提確認本票債權 不存在之民事訴訟、本院於原確定裁定前於系爭執行事件中 所為裁定之一、另案相對人對林浩溫所提侵權行為損害賠償 之民事訴訟、聲請人與訴外人徐秋花等人就臺北市○○街00號 房屋租賃糾紛於99年8月23日所簽立之和解書、徐秋花向聲 請人等所提起偽造文書告訴經檢察官於99年9月14日為不起 訴處分書,核該等證據資料雖均屬於原確定裁定終結前已存 在之證物,惟前揭臺北地院判決、本院裁定及判決均屬於法 院公諸於眾之公開資訊,且聲請人實為臺北地院108年度北 簡字第8530號民事判決之原告、本院109年度抗字第230號裁 定之聲請人、偵查案件之被告、和解書之立書人之一,難謂 有不知或不能使用該等證據之情形,況該等證據資料並無認 定原確定裁定認定相對人為原始債權憑證之債權人,及相對 人聲請系爭補發憑證與強制執行均屬合法等情,自難認原確 定裁定斟酌該等證物而使聲請人可受較有利之裁判,是聲請 人此部分主張,顯無理由。其中附表編號10、11所示之原始 債權憑證、系爭補發憑證、相對人公司帳戶之客戶歷史交易 明細查詢、相對人公司股東會議議程、剩餘財產分配建議書 ,雖於原確定裁定終結前即存在,惟原始債權憑證、系爭補 發憑證均經原確定裁定所審酌並認定在案,上開證據亦為原 確定裁定程序中已經提出,又聲請人固稱因未發現相對人法 定代理人林宏諭之論述而未提出附表編號11所示證據,惟觀 其意旨仍係表達對相對人公司清算程序並不合法之意見,而 非證明於原確定裁定終結前有何不知該等證物存在,現始知 之,或雖知有此證物存在而不能使用,致無法於原確定裁定 終結前適時提出之情形,揆諸前開說明,聲請人據此謂符合 民事訴訟法第496條第1項第13款規定之再審事由,實非有理 。另附表編號7所示之臺北地院110年度司司字第213號函, 為臺北地院於113年6月18日發函通知新慶達公司清算人林政 毅公司清算完結准予備查之函文,並非原確定裁定終結前已 存在之證據;附表編號9所示之擬起訴書,亦非現實存在之 起訴書,該等證據均於原確定裁定終結前尚未存在,依上說 明,並未符合民事訴訟法第496條第1項第13款規定之再審事 由。基此,聲請人據之聲請再審,均無理由。  ㈢聲請人復以附表編號15至20所示內容為新證據,然該等內容 仍屬對原確定裁定不服之指摘,及其所認另案本院109年度 重上國字第10號判決內容不拘束本件再審之認定,均非在陳 明原確定裁定有何法定再審事由,亦與民事訴訟法第496條 第1項第13款規定無涉,是聲請人以此聲請再審,為不合法 ,應予駁回。 七、從而,聲請人以原確定裁定有民事訴訟法第496條第1項第13 款發現未經斟酌證物之再審事由,一部不合法、一部無理由 ,應予駁回。 八、據上論結,本件再審之聲請一部為不合法,一部為無理由, 爰裁定如主文。 中  華  民  國  113  年 10 月 1 日 民事第十五庭 審判長法 官 陳慧萍 法 官 吳若萍 法 官 潘曉玫 正本係照原本作成。 不得抗告。 中  華  民  國  113  年  10  月  1   日                                          書記官 張淑芬 附表: 編號 證據名稱 聲請人意見 所在卷頁 1 聲請人所列名稱如意見 新慶達公司分配16萬6,168元之事實,為原始債權憑證所有人。 2 聲請人所列名稱如意見 相對人非原始債權憑證之當事人。 3 聲請人所列名稱如意見 相對人自承無營業場所,屬虛設行號。 4 聲請人所列名稱如意見 相對人於106年間補發原始債權憑證不合法,其持系爭補發憑證聲請強制執行應無效。 5 聲請人所列名稱如意見 公司法第19、25條規定,證明清算外之執行屬違法。 6 臺北地院108年度北簡字第8530號判決暨確定證明書 本院卷第29頁至第35頁 7 臺北地院110年度司司字第213號函 本院卷第37頁 8 聲請人所列名稱如意見 相對人將原始債權憑證竄改地址為臺北市○○路00號, 9 宜蘭地方檢察署檢察官111年度偵續字第47號之擬處分書 10 99年8月31日宜院瑞98司執助壬字第273號債權憑證(即原始債權憑證) 106年10月13日宜院平98司執助壬字第273號債權憑證(即系爭補發憑證) 106年間周守男聲請遺失補發原始債權憑證之聲請書印章是偽印,相關公司址原始債權憑證載明為臺北市○○○路00○0號,然系爭補發憑證遭變造為臺北市○○路00號,涉嫌刑法第201條偽造有價證券罪。又依法院辦理強制執行注意事項第3之3點規定,執行人員應切實審查執行名義之真偽。 本院卷第69頁至第72頁 11 相對人公司帳戶之客戶歷史交易明細查詢、相對人公司股東會議議程、剩餘財產分配建議書 假清算,真奪財。 本院卷第73頁至第79頁 12 本院109年度抗字第230號裁定、本院108年度上易字第1373號判決 13 和解書 原本7,716萬元爭議以息紛止訟,無再聲請強制執行之必要。 本院卷第81頁至第82頁 14 臺灣臺北地方檢察署檢察官99年度偵續字第787號不起訴處分書 清算人周守男等到底代表哪家慶達電器工業股份有限公司聲請所謂原始債權憑證之補發? 本院卷第83頁至第86頁 15 聲請人所列名稱如意見 聲請人原為相對人、新慶達公司之創辦人,固持有相對人之公司印章,因遭控叛亂入監,出獄後發現相對人將其所有股權,由楊堂宮以偽造文書方式掠奪,因而於81年間將相對人公司解散,解散後已無公司登記,並於93年間辦理公司之清算。嗣依法始有新慶達公司。 16 聲請人所列名稱如意見 相對人於81年間解散後,印章自然移交聲請人作為便章使用,相對人並無使用該印章之能力。 17 聲請人所列名稱如意見 另案109年度重上國字第10號國家賠償案件,當事人為聲請人、宜蘭地院,與本件再審對象與法律關係顯著不同。 18 聲請人所列名稱如意見 上開國家賠償案件斷謂債權憑證屬相對人所有,不會影響本件抗告。 19 聲請人所列名稱如意見 聲請人放棄日後國家賠償聲請。 20 聲請人所列名稱如意見 聲請人持有印章蓋印於狀末證明其為權利人,相對人偽造文書屬實。

2024-10-01

TPHV-113-聲再-25-20241001-1

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