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上訴
臺灣高等法院

毒品危害防制條例

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第5368號 上 訴 人 即 被 告 戴殷銓 選任辯護人 葛彥麟律師(法扶律師) 上列上訴人即被告因違反毒品危害防制條例案件,不服臺灣士林 地方法院113年度訴緝字第6號,中華民國113年8月23日第一審判 決(起訴案號:臺灣士林地方檢察署111年度偵字第23551號), 提起上訴,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   理 由 一、按刑事訴訟法第348條第3項規定,上訴得明示僅就判決之刑 、沒收或保安處分一部為之。本件僅上訴人即被告戴殷銓( 下稱被告)提起上訴,並於本院明示僅針對第一審判決之「 刑度」上訴,其餘部分沒有上訴而不在本院審判範圍(本院 卷第118頁),故本院僅就第一審判決關於量刑是否合法、 妥適予以審理。 二、本院綜合全案證據資料,本於法院量刑裁量之權限,就第一 審判決關於被告如其事實欄所載(含其附表)之犯行,依想像 競合犯關係,論處其共同犯販賣第二級毒品未遂(尚犯意圖 販賣而持有第二級毒品、意圖販賣而持有第三級毒品)罪刑 ,被告明示僅對於刑度部分提起上訴,本院認第一審就被告 部分所處之刑度,與罪刑相當原則及比例原則無悖,爰予維 持,並引用第一審判決書所記載之科刑理由(如后)。 三、被告上訴意旨略以:被告已於偵查及審理中供出上游,應依 毒品危害防制條例第17條第1項規定減輕其刑;被告販賣第 二級毒品之數量甚微,獲利不高,犯罪情節尚非重大,與大 量走私進口或長期販賣毒品之大盤販毒者有別,有情輕法重 之情,應依刑法第59條規定減輕其刑;原審未依前開規定減 輕其刑,有適用法則不當之違法,且原審量刑過重,亦違反 罪刑相當原則;另請求為緩刑之宣告等語。 四、第一審判決科刑理由略以:  ㈠被告已著手於販賣第二級毒品行為之實行,惟佯裝買家之員 警自始並無購毒之真意,而未生交易成功之既遂結果,屬未 遂犯,爰依刑法第25條第2項規定減輕其刑。  ㈡被告於警詢、偵查及原審審理中均自白販賣第二級毒品未遂 犯行,應依毒品危害防制條例第17條第2項規定減輕其刑, 並依法遞減之。     ㈢爰以行為人之責任為基礎,審酌被告為牟個人私利,無視於 政府制定毒品危害防制條例,杜絕毒品犯罪之禁令,僅圖一 己私人經濟利益,即擔任毒品之送貨人員,而與姓名年籍不 詳通訊軟體「微信」暱稱為「(火焰圖示)樂氣球24H(氣 球圖示)」之人,共同任意販賣毒品予他人牟利,若其所為 既遂,將肇生他人施用毒品之來源,不僅戕害國人身體健康 ,且有危害社會安全之虞,顯已對社會治安造成潛在性危險 ,侵害社會、國家法益非輕,應予非難;惟念被告犯後始終 坦承犯行,應具悔意,且未實際賣出並交付予他人即為警查 獲,尚未流入市面,及被告自陳之犯罪動機、目的,本案預 計販賣及實際扣案毒品數量、被告之前科素行、暨被告於原 審審理中自陳高中肄業之智識程度,已婚、育有3名未成年 子女,入所前從事超商工作,平均月收入新臺幣4萬5,000元 至4萬8,000元之家庭與經濟狀況等一切情狀,量處如原判決 主文所示之刑等旨。以上科刑理由,茲予以引用。 五、駁回上訴之理由  ㈠不適用毒品危害防制條例第17條第1項規定  ⒈毒品危害防制條例第17條第1項規定:「犯第4條至第8條、第 10條或第11條之罪,供出毒品來源,因而查獲其他正犯或共 犯者,減輕或免除其刑。」其立法旨意在於鼓勵被告具體提 供其毒品上游,擴大追查毒品來源,俾有效斷絕毒品之供給 ,以杜絕毒品泛濫。所謂「供出毒品來源,因而查獲」,係 指被告翔實供出毒品來源之具體事證,因而使有偵查(或調 查)犯罪職權之公務員知悉而對之發動偵查(或調查),並 因而查獲者而言。倘被告供出來源者之前,調查或偵查機關 已先有確切證據,足以合理懷疑該來源者涉嫌販毒,而非由 被告供出毒品來源「因而查獲」,或被告供出毒品來源與其 所犯無關,或因不具證據價值而未確實查獲者,皆與上開規 定不符,無其適用之餘地。  ⒉被告固於警詢中供稱毒品來源是鄭瑞呈,然該人所涉之犯罪 事實仍由臺北市政府警察局刑事警察大隊偵辦中,尚未查獲 等情,有該大隊113年7月9日北市警刑大毒緝字第113303666 4號函(訴緝卷第183頁)、臺北市政府警察局北投分局113年1 0月21日北市警投分刑字第1133038245號函(本院卷第85頁) 可佐;又被告固曾供述毒品上游為張耿豪,然並無相關事證 可供查證,尚未因被告之供述而查獲其他正犯或共犯等情, 亦有臺北市政府警察局刑事警察大隊113年11月8日北市警刑 大毒緝字第1133049563號函可參(本院卷第97頁)。足見本件 並未因被告供出毒品來源而查獲其他正犯或共犯之情,核與 「供出毒品來源因而查獲」之要件不符,自無從依毒品危害 防制條例第17條第1項規定減輕其刑。被告上訴指摘原審未 適用毒品危害防制條例第17條第1項規定為違法,要無可採 。  ㈡不適用刑法第59條規定  ⒈刑法第59條規定犯罪之情狀可憫恕者,得酌量減輕其刑,其 所謂「犯罪之情狀」,與同法第57條規定科刑應審酌之一切 情狀,並非有截然不同之領域,於裁判上酌減其刑時,應就 犯罪之一切情狀,予以全盤考量,審酌其犯罪有無可憫恕之 事由(即有無特殊之原因與環境,在客觀上足以引起一般人 同情,以及宣告法定低度刑,是否猶嫌過重等等),以為判 斷。又所謂法定最低度刑,固包括法定最低本刑,惟遇有其 他法定減輕事由者,則係指適用其他法定減輕事由減輕後之 最低度刑而言。倘被告別有其他法定減輕事由者,應先適用 法定減輕事由減輕其刑後,猶認其犯罪之情狀顯可憫恕,即 使科以該減輕後之最低度刑仍嫌過重者,始得適用刑法第59 條酌量減輕其刑。  ⒉被告知悉第二級毒品危害國民身體健康及社會治安甚鉅,竟 為謀取個人私利而為本件犯行,其販賣之大麻電子菸油雖僅 2支,然其尚意圖販賣而持有愷他命6包、MDMA膠囊10粒、毒 品咖啡包8包,扣案之毒品數量非少,犯罪情節尚非輕微, 客觀上並無情堪憫恕之情形;又被告所犯販賣第二級毒品罪 ,已依未遂犯及偵審自白之規定減輕其刑,亦無情輕法重之 情,自無依刑法第59條規定酌減其刑之餘地。被告上訴指摘 原審未適用刑法第59條規定為違法,亦無可採。  ㈢原審量刑並無違法或不當   ⒈刑罰係以行為人之責任為基礎,而刑事責任復具有個別性, 因此法律授權事實審法院依犯罪行為人個別具體犯罪情節, 審酌其不法內涵與責任嚴重程度,並衡量正義報應、預防犯 罪與協助受刑人復歸社會等多元刑罰目的之實現,而為適當 之裁量,此乃審判核心事項。故法院在法定刑度範圍內裁量 之宣告刑,倘其量刑已符合刑罰規範體系及目的,並未逾越 外部性界限及內部性界限,復未違反比例原則、平等原則、 罪刑相當原則及重複評價禁止原則者,其裁量權之行使即屬 適法妥當,而不能任意指摘為不當,此即「裁量濫用原則」 。故第一審判決之科刑事項,除有具體理由認有認定或裁量 之不當,或有於第一審言詞辯論終結後足以影響科刑之情狀 未及審酌之情形外,第二審法院宜予以維持。  ⒉原判決就被告所犯之罪之量刑,業予說明理由如前,顯已以 行為人之責任為基礎,並就刑法第57條各款所列情狀(被告 之犯罪動機、目的、犯罪手段、犯罪所生損害、犯後態度、 品行、生活狀況、智識程度等一切情狀),予以詳加審酌及 說明,核未逾越法律規定之外部性及內部性界限,亦無違反 比例原則、平等原則、罪刑相當原則及重複評價禁止原則。 被告上訴意旨所指各情,核屬犯罪手段、犯罪所生損害、犯 後態度等量刑因子之範疇,業經原審予以審酌及綜合評價, 且原審並無誤認、遺漏、錯誤評價重要量刑事實或科刑顯失 公平之情,難認有濫用裁量權之情形。  ⒊本院以行為責任原則為基礎,先以犯罪情狀事由(行為屬性事 由)確認責任刑範圍,經總體評估被告之犯罪動機、目的、 犯罪手段、犯罪所生損害等犯罪情狀事由後,認本案責任刑 範圍應接近處斷刑範圍內之中度偏低區間,再以一般情狀事 由(行為人屬性事由及其他事由)調整責任刑,經總體評估被 告之犯後態度、品行、生活狀況、智識程度、社會復歸可能 性等一般情狀事由後,認本案責任刑應予以下修至接近處斷 刑範圍內之低度區間。原審所量處之刑度屬於處斷刑範圍內 之低度區間,已兼顧量刑公平性與個案妥適性,並未嚴重偏 離司法實務就販賣第二級毒品未遂罪之量刑行情,屬於量刑 裁量權之適法行使,自難指為違法或不當。此外,本件於第 一審言詞辯論終結後,並未產生其他足以影響科刑情狀之事 由,原判決所依憑之量刑基礎並未變更,其所量處之宣告刑 應予維持。被告上訴指摘原審量刑違反罪刑相當原則,自非 可採。  ㈣不宣告緩刑之理由    受2年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告,而有刑法第74條 第1項所列2款情形之一,認以暫不執行為適當者,得宣告2 年以上5年以下之緩刑,刑法第74條第1項定有明文。被告本 件宣告刑已逾2年,核與緩刑之要件不符,自無從為緩刑之 宣告。被告上訴請求給予緩刑宣告,要非可採。   六、綜上,被告上訴意旨所指各情,均無理由,應予駁回。   據上論斷,應依刑事訴訟法第368條、第373條,判決如主文。 本案經檢察官吳爾文提起公訴,檢察官張啓聰到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  3   日          刑事第八庭  審判長法 官 廖建瑜                    法 官 林呈樵                    法 官 文家倩 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 翁伶慈 中  華  民  國  113  年  12  月  3   日

2024-12-03

TPHM-113-上訴-5368-20241203-1

上易
臺灣高等法院

家暴毀損等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上易字第1838號 上 訴 人 即 被 告 陳○○ 上列上訴人即被告因家暴毀損等案件,不服臺灣臺北地方法院11 3年度易字第525號,中華民國113年8月7日第一審判決(起訴案 號:臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第34656號),提起上訴, 本院判決如下:   主 文 一、原判決關於事實一㈡之公然侮辱部分及關於事實一㈠之沒收部 分均撤銷。 二、上開撤銷部分,陳○○犯公然侮辱罪,處罰金新臺幣8,000   元,如易服勞役,以新臺幣1仟元折算1日。 三、其他上訴駁回。   事 實 陳○○與甲○○前為連襟,有家庭暴力防治法所定之家庭成員關係, 甲○○、乙○○則為兄弟。陳○○因與甲○○間有訴訟糾紛,對於司法心 生不滿,竟遷怒於甲○○擔任司法公職之弟即檢察官乙○○,分別為 下列行為: 一、陳○○基於公然侮辱、毀損、恐嚇之犯意,於民國112年7月14 日5時56分至59分間(起訴書誤載為6時28分,應予更正), 駕駛車牌號碼000-00號之自用小客車,至乙○○、甲○○與其他 親人共有之新北市○○區○○路00號房屋(下稱本案房屋)外, 在不特定多數人均得出入見聞之本案房屋門口對講機上方及 屋外雨遮棚桿上(起訴書漏載在對講機上方張貼海報,應予 補充),分別張貼載有如附件一、二所示文字之海報各1張, 以此方式公然侮辱乙○○,復自上開車輛內取出油漆,朝本案 房屋1樓車庫鐵捲門處,潑灑黑色、暗紅色、黃色之油漆, 致該車庫鐵捲門污損,失去原有美觀效用而致令不堪用,足 以生損害於本案房屋共有人,並以此加害生命、身體、財產 之事,恐嚇乙○○、甲○○,使其等心生畏懼,致生危害於安全 。 二、陳○○復另行起意,於112年8月21日10時,前往位於新北市○○ 區○○路○段00號之新北市政府警察局新店分局(下稱新店分局 )外,在不特定多數人均得出入見聞之處,擺放載有如附件 一所示文字之海報1張,以此方式公然侮辱乙○○。   理 由 一、證據能力  ㈠上訴人即被告(下稱被告陳○○)雖主張本案搜索扣押過程違法 ,然本院並未以搜索扣押過程之相關證據作為認定事實之依 據,自無庸審酌該部分證據有無證據能力,合先敘明。   ㈡本案作為認定事實所引用被告以外之人於審判外之供述證據 ,均未經當事人於言詞辯論終結前聲明異議,本院審酌各該 證據資料製作時之情況,亦無違法不當及證明力明顯過低之 瑕疵,依刑事訴訟法第159條之5規定,認均有證據能力。又 資以認定本案犯罪事實之非供述證據,亦查無違反法定程序 取得之情形,依同法第158條之4反面解釋,均具有證據能力 。 二、事實認定部分  ㈠被告辯解   被告坦承有於前開時間、地點,在本案房屋門口對講機上方 及屋外雨遮棚桿上,張貼如附件一、二所示之海報,並朝本 案房屋1樓車庫鐵捲門處,潑灑黑色、暗紅色、黃色之油漆 ,以及在新店分局外,擺放如附件一所示之海報等情,惟否 認有何公然侮辱、毀損、恐嚇之犯意,辯稱:甲○○多次對我 提起訴訟,讓我莫名上銬,且甲○○有向時任檢察長的告訴人 乙○○詢問相關法律問題,又因告訴人在媒體上罵我,說我是 惡人、霸凌百姓、商家,我才去張貼海報,海報內容並非貶 抑告訴人之社會評價;我是用水性油漆潑灑鐵捲門,鐵捲門 效用並未受到影響,縱認其外觀一時改變,亦可輕易清除, 並非無法回復原狀,我沒有傷害任何人等語。  ㈡不爭執事實   被告於前開時間、地點,在本案房屋門口對講機上方及屋外 雨遮棚桿上,張貼載有如附件一、二所示文字之海報各1張 ,並朝本案房屋1樓車庫鐵捲門處,潑灑黑色、暗紅色、黃 色之油漆,復在新店分局外,擺放載有如附件一所示文字之 海報1張等情,為被告於本院審理中所不爭執(本院卷第67、 131頁),並經證人即告訴人於警詢及偵查中指述明確(偵卷 第21至25、149至152頁),核與證人即禾伸堂影像館負責人 許文長於警詢及偵查中之證述情節相符(偵卷第27至30、18 1頁),並有112年7月14日之本案房屋現場照片、海報照片 、被告手部照片、駕駛車輛路線圖、行駛影像翻拍照片、現 場監視器影像翻拍相片、112年8月21日之新店分局現場照片 及本案房屋建物所有權狀可稽(偵卷第47至55、57至67、85 至93、69至81、269至275、171、175頁),此部分事實應堪 認定。  ㈢爭執事實   本件爭點為:  ⒈被告在本案房屋外及新店分局外放置如附件一、二所示之海 報,是否構成公然侮辱犯行?  ⒉被告在本案房屋鐵捲門處潑灑油漆之行為,是否致令鐵捲門 不堪用而構成毀損犯行?  ⒊被告在本案房屋鐵捲門處潑灑油漆之行為,是否構成恐嚇犯 行?  ㈣爭點1:被告在本案房屋外及新店分局外放置如附件一、二所 示之海報,是否構成公然侮辱犯行?  ⒈憲法第11條規定,人民之言論自由應予保障。其目的在保障 言論之自由流通,使人民得以從自主、多元之言論市場獲得 充分資訊,且透過言論表達自我之思想、態度、立場、反應 等,從而表現自我特色並實現自我人格,促進真理之發現、 知識之散播及公民社會之溝通思辯,並使人民在言論自由之 保障下,得以有效監督政府,從而健全民主政治之發展。由 於言論自由有上述實現自我、提供資訊、追求真理、溝通思 辯及健全民主等重要功能,國家自應給予最大限度之保障。 惟國家應給予言論自由最大限度之保障,並不意謂任何言論 均應絕對保障,而不受任何限制。於言論損及他人權益或公 共利益之情形,立法者仍得權衡他人權益及公共利益之類型 及重要性,與表意人之故意過失、言論類型及內容、表意脈 絡及後果等相關情形,於符合憲法第23條規定之要件下,對 言論採取適當之管制,以事後追究表意人應負之民事、刑事 或行政等法律責任。  ⒉所謂「言論」可分為「事實陳述」及「意見表達」二者,「 事實陳述」始有真實與否之問題,屬於刑法第310條誹謗罪 之範疇;「意見表達」或對於事物之「評論」,因屬個人主 觀評價之表現,即無所謂真實與否可言,屬於刑法第309條 公然侮辱罪之範疇。而公然侮辱罪與誹謗罪之區辨,一般採 用「依附事實之可驗證性」此一標準加以檢驗,倘行為人所 為令他人名譽受損之公然言論內容,依其語意脈絡空泛而無 意義,無從辨識或檢驗所依附之事實為何(未指定具體事實 ,僅為抽象之謾罵),亦即依附事實無從客觀驗證,即屬侮 辱行為;反之,倘依其語意脈絡具體而有意義,客觀上可以 清楚理解、辨識所依附之事實(對於具體事實有所指摘,而 損及他人名譽),亦即依附事實具客觀可驗證性,即屬誹謗 行為。   ⒊被告所放置如附件一、二所示之海報,究屬於侮辱行為或誹 謗行為,首應釐清。觀諸附件一之海報內容為:「戰犯War Criminal 濫權栽贓,狗雜種 高檢署主任檢察官乙○○ 前 特偵主任,法務部主秘 惡意毀謗,下三濫」,附件二之海 報內容為:「戰犯War Criminal 濫權栽贓,狗雜種 高檢 署主任檢察官乙○○ 前特偵組任法務部主秘 惡意毀謗,下 三濫」,上開言論所提及「戰犯War Criminal」、「狗雜種 」、「下三濫」等文字,屬於主觀評價之抽象謾罵,核屬侮 辱言論無誤,然其中另提及「濫權栽贓」、「惡意毀謗」等 文字,似可檢證事實真偽與否,而可能涉及誹謗言論,然上 開文字並未指摘具體事實,無從辨識所依附之事實為何,客 觀上不具有可驗證性。亦即,被告未指出依據何事實足以認 定告訴人「濫權栽贓」及「惡意毀謗」,僅為抽象之謾罵, 其語意空泛而無意義,核屬意見表達之言論,而屬公然侮辱 之範疇。    ⒋刑法第309條第1項之公然侮辱罪係以刑罰處罰表意人所為侮 辱性言論,係對於評價性言論內容之事後追懲。侮辱性言論 因包含可能減損他人聲望、冒犯他人感受、貶抑他人人格之 表意成分,而有其負面影響。然此種言論亦涉及一人對他人 之評價,仍可能具有言論市場之溝通思辯及輿論批評功能。 故不應僅因表意人使用一般認屬髒話之特定用語,或其言論 對他人具有冒犯性,因此一律認定侮辱性言論僅為無價值或 低價值之言論,而當然、完全失去憲法言論自由之保障。法 院於適用系爭規定時,仍應權衡侮辱性言論對名譽權之影響 及其可能兼具之言論價值,尤應權衡其刑罰目的所追求之正 面效益(如名譽權之保障),是否明顯大於其限制言論自由 所致之損害,以避免檢察機關或法院須就無關公益之私人爭 執,扮演語言警察之角色,而過度干預人民間之自由溝通及 論辯。  ⒌人民之名譽權,係保障個人於社會生活中之人格整體評價, 不受惡意貶抑、減損。名譽權雖非憲法明文規定之權利,但 屬憲法第22條所保障之非明文權利。參酌我國法院實務及學 說見解,名譽權之保障範圍可能包括社會名譽、名譽感情及 名譽人格。就社會名譽而言,一人對他人之公然侮辱言論是 否足以損害其真實之社會名譽,仍須依其表意脈絡個案認定 之。如侮辱性言論僅影響他人社會名譽中之虛名,或對真實 社會名譽之可能損害尚非明顯、重大,而仍可能透過言論市 場消除或對抗此等侮辱性言論,即未必須逕自動用刑法予以 處罰;然如一人之侮辱性言論已足以對他人之真實社會名譽 造成損害,立法者為保障人民之社會名譽,得以系爭規定處 罰此等公然侮辱言論。就名譽感情而言,係以個人主觀感受 為準,既無從探究,又無從驗證,如須回歸外在之客觀情狀 ,以綜合判斷一人之名譽是否受損,進而推定其主觀感受是 否受損,此已屬社會名譽,而非名譽感情。如認名譽感情得 為系爭規定之保護法益,則任何隻字片語之評價語言,因對 不同人或可能產生不同之冒犯效果,以致不知何時何地將會 一語成罪,是公然侮辱罪立法目的所保障之名譽權內涵應不 包括名譽感情。就名譽人格而言,對他人平等主體地位之侮 辱,如果同時涉及結構性強勢對弱勢群體(例如種族、性別 、性傾向、身心障礙等)身分或資格之貶抑,除顯示表意人 對該群體及其成員之敵意或偏見外,更會影響各該弱勢群體 及其成員在社會結構地位及相互權力關係之實質平等,而有 其負面的社會漣漪效應,已不只是個人私益受損之問題,是 故意貶損他人人格之公然侮辱言論,確有可能貶抑他人之平 等主體地位,而對他人之人格權造成重大損害。  ⒍表意人對他人之評價是否構成侮辱,除須考量表意脈絡外, 亦須權衡表意人之言論自由與被害人之名譽權,即仍須考量 表意之脈絡情境。例如個人之生活背景、使用語言習慣、年 齡、教育程度、職業、社經地位、雙方衝突事件之情狀、表 意人與被害人之關係,被害人對於負面言論之容忍程度等各 項因素,亦須探究實際用語之語意和社會效應。為兼顧憲法 對言論自由之保障,刑法所處罰之公然侮辱行為,應指:依 個案之表意脈絡,表意人故意發表公然貶損他人名譽之言論 ,已逾越一般人可合理忍受之範圍;經權衡該言論對他人名 譽權之影響,及該言論依其表意脈絡是否有益於公共事務之 思辯,或屬文學、藝術之表現形式,或具學術、專業領域等 正面價值,於個案足認他人之名譽權應優先於表意人之言論 自由而受保障者。  ⒎就表意脈絡而言,語言文字等意見表達是否構成侮辱,不得 僅因該語言文字本身具有貶損他人名譽之意涵即認定之,而 應就其表意脈絡整體觀察評價。如脫離表意脈絡,僅因言詞 文字之用語負面、粗鄙,即一律處以公然侮辱罪,恐使系爭 規定成為髒話罪。具體言之,除應參照其前後語言、文句情 境及其文化脈絡予以理解外,亦應考量表意人之個人條件( 如年齡、性別、教育、職業、社會地位等)、被害人之處境 (如被害人是否屬於結構性弱勢群體之成員等)、表意人與 被害人之關係及事件情狀(如無端謾罵、涉及私人恩怨之互 罵或對公共事務之評論)等因素,而為綜合評價。就故意公 然貶損他人名譽而言,則應考量表意人是否有意直接針對他 人名譽予以恣意攻擊,或只是在雙方衝突過程中因失言或衝 動以致附帶、偶然傷及對方之名譽。就對他人社會名譽或名 譽人格之影響,是否已逾一般人可合理忍受之範圍而言,按 個人在日常人際關係中,難免會因自己言行而受到他人之月 旦品評,此乃社會生活之常態。一人對他人之負面語言或文 字評論,縱會造成他人之一時不悅,然如其冒犯及影響程度 輕微,則尚難逕認已逾一般人可合理忍受之範圍。例如於街 頭以言語嘲諷他人,且當場見聞者不多,或社群媒體中常見 之偶發、輕率之負面文字留言,此等冒犯言論雖有輕蔑、不 屑之意,而會造成他人之一時不快或難堪,然實未必會直接 貶損他人之社會名譽或名譽人格,而逾越一般人可合理忍受 之範圍。惟如一人對他人之負面評價,依社會共同生活之一 般通念,確會對他人造成精神上痛苦,並足以對其心理狀態 或生活關係造成不利影響,甚至自我否定其人格尊嚴者,即 已逾一般人可合理忍受之限度,而得以刑法處罰之(以上⒋ 至⒎各節,憲法法庭113年憲判字第3號判決意旨參照)。  ⒏刑法第309條之公然侮辱罪並未區分行為人有無造成相對人之 實質性損害,一律課以刑責,對憲法所保障之言論自由造成 過度侵害,自應合理限縮適用範圍,始能在行為人言論自由 與相對人名譽權之保障間取得平衡。其判斷標準為:行為人 言論有無使相對人名譽受到超越社會所容許之明顯而立即的 實質性損害。亦即,以行為人言論有無造成相對人之實質重 大損害,作為應否刑事處罰之檢測標準,如行為人言論已使 相對人名譽受到超越社會所容許之明顯而立即的實質性損害 ,始該當公然侮辱罪之構成要件。具體而言,「挑釁性言論 」(fighting words)不具備言論自由之核心成分,亦無為 追求真理貢獻任何社會價值,不屬於憲法言論自由之保障範 疇。挑釁性言論係指會造成傷害或傾向引起立即破壞和平之 言論,其檢驗標準為:以一般智識能力之人就系爭言論之理 解,是否能直接刺激被挑釁對象而實質造成公共秩序之破壞 (實施暴力行為)(美國聯邦最高法院Chaplinsky v. New Ha mpshire, 315 U.S. 568﹝1942﹞判決意旨參照)。申言之, 挑釁性言論係指會造成明顯而立即危險的重大實質性損害之 言論,但引起爭論、不快或不安之言論非屬之(美國聯邦最 高法院Terminiello v. Chicago, 337 U.S. 1﹝1949﹞判決意 旨參照)。所謂「明顯而立即的危險」(clear and presen t danger),係指系爭言論須造成威脅而可能引起實質性損 害,且此等威脅須真實而即將發生,法院須辨別並量化此等 威脅性損害之本質及危險之急迫性(美國聯邦最高法院Sche nck v. United States, 249 U.S. 47﹝1919﹞判決意旨參照 )。此等實質性損害,應由檢察官舉證證明系爭言論已超越 社會所容許之風險,具有明顯而立即的危險。亦即,檢察官 必須證明行為人所使用之言語,就當時特定環境及言論性質 加以判斷,是否足以造成明顯而立即危險的高度可能,此屬 證明程度之問題。  ⒐被告於107至112年間,多次在甲○○居所、辦公室外及法務部 、司法院門口放置抗議旗幟,其上記載「欣統公司甲○○、司 法迫害、喪盡天良、殺雞取卵、道貌岸然」、「乙○○檢察長 :一○一年您的胞兄甲○○向您諮詢後對我提告;您是否知道 胞兄是主謀、暴力討債、利用人頭逃漏國稅、走私電子、恐 嚇投標、陷害同業查廠、毆打離職員工。您家多位兄長債務 均由甲○○主導暴力討回,您都完全不知情嗎?以上如有不實 願負法律責任!」、「司法正義在哪裏!一、原本是股東, 至今股份在哪裏?二、侵佔公款玩股票『告訴變告發』結案! 三、挪用公款約五百萬元代人頭繳罰金,『告訴變告發』結案 !『沒事』!四、偽證告了一年多,不開庭『告發了事』監察院 、法務部『陳情』幾十次都『完全沒有用』!」、「欣統甲○○: 那個狗雜種侵吞我的股份,十多年前欣統的倒帳全都是我討 回來的,是那個畜牲狗養拜託我的泰成汽車糾紛那個孬種小 狗帶我去現場打人有警察到場,101年卻利用司法黑手閹人 ,對我提告,恐嚇取財,組織治平骯髒的司法,顛倒是非, 司法迫害!」、「組織犯罪受迫害、司法黑手狗雜種、還我 公道」、「乙○○主任檢察官 婊子你胞兄侵吞我股份東窗事 發、向你諮詢後多次提報我組織犯罪治平流氓、恐嚇取財幕 後黑手是不是你,混蛋王八蛋利用司法對我迫害……安排檢察 官徐名駒你胞兄甲○○及連姓王姓林姓等刑警討論提報我的案 情,濫權栽贓無中生有……操弄司法不敢面對我、婊子生的狗 雜種、縮頭烏龜」等文字,且其前曾多次對甲○○為妨害名譽 犯行,經法院判處罪刑確定,又其因藉端滋擾公共場所、妨 害公共秩序而經法院裁罰在案等情,有被告所提出之新聞資 料、其前案紀錄表及相關判決書可考(原審卷第27至173頁, 本院卷第30至41、75至107頁)。  ⒑被告因與甲○○間有訴訟糾紛,且因質疑司法不公,而遷怒於 甲○○擔任司法公職之弟即告訴人,並長期在告訴人之辦公場 所外擺放抗議旗幟,已影響司法機關辦公環境之安寧,嚴重 妨害公共秩序。經媒體記者訪問告訴人之意見,告訴人表示 :被告因與連襟間的案件受判,憤而牽扯到無關他人,不改 對於善良百姓的惡習及套路,每日惡行惡狀前來法務部、司 法院騷擾滋事,其支持司法院、執法機關嚴正執法、毋枉毋 縱,維護善良百姓免於被騷擾的自由,並呼籲曾受到被告霸 凌的民眾及商家,勇敢向執法機關檢舉,將不法份子繩之以 法,還給善良百姓安居樂業的環境等情,有前開被告提出之 新聞資料可查。則告訴人固於接受媒體訪問時表達對於被告 之負面評價,然此係由於被告先在告訴人工作處所附近之法 務部、司法院放置前開旗幟,指摘不利於告訴人之事項,並 對告訴人為抽象謾罵,而告訴人與被告間並無訴訟糾紛,亦 未曾承辦任何與被告有關之案件,竟因告訴人之兄甲○○與被 告間之訴訟糾紛而無端遭到被告所牽連,且被告所為已影響 到司法機關辦公環境之公共秩序,是告訴人前開受訪內容, 僅係就被告所為進行合理評論,且與公益有關,並非無端謾 罵,被告以告訴人受訪內容為由再度對告訴人為本件妨害名 譽之行為,且在本案房屋外及新店分局外皆放置海報,而以 反覆性、持續性之方式為之,顯係蓄意攻擊告訴人之名譽, 並非一時衝動而偶然傷及告訴人之名譽,堪認被告有貶損告 訴人名譽之故意甚明。  ⒒再依表意脈絡而言,告訴人擔任檢察官,在法務部、司法院 附近上班,被告在告訴人辦公處所附近放置海報,並提及「 戰犯War Criminal 濫權栽贓 高檢署主任檢察官乙○○ 前 特偵主任,法務部主秘 惡意誹謗」等文字,而指明告訴人 所擔任之職務,並指摘告訴人有貪贓枉法之行為,惟未具體 敘明前開負面評價所依附之事實基礎,客觀上無從檢驗被告 前開言論之真實性,告訴人亦無法舉證推翻或消除對抗前開 言論,以告訴人擔任司法公職之身分,且告訴人在社會上之 知名度非低,則前往該處洽公之民眾、當事人或在該處辦公 之司法及行政人員,倘見聞前開海報內容,實有對告訴人之 品行、操守及人格產生質疑之高度可能,而非僅影響告訴人 形式上之虛名或主觀感受之名譽感情而已,依一般社會通念 ,足認前開海報內容已足以造成告訴人之精神上痛苦,並對 告訴人之心理狀態及生活工作產生不利影響,因而損害告訴 人之人格尊嚴;又被告前開言論雖指涉告訴人所擔任之公職 及批評告訴人之職業操守,然告訴人與被告間並無訴訟糾紛 ,且告訴人亦未承辦任何與被告有關之案件,是被告因其自 身案件質疑司法不公而牽連告訴人,因而為前開言論,難認 與公共事務有關,且不具有任何文學、藝術、學術、專業等 價值,屬於無價值之言論,對於促進公共事務之思辨功能並 無助益。從而,審酌被告前開言論對告訴人之名譽權有重大 影響,然前開言論並無任何促進公共思辨之正面價值,堪認 被告前開言論已逾越一般人可合理忍受之範圍,客觀上足以 引起破壞公共秩序之和平狀態(在此只要有造成「明顯而立 即危險」之高度可能即可),對於告訴人之社會名譽產生明 顯而立即危險的實質性損害,核屬挑釁性言論,合於公然侮 辱罪之構成要件。被告空言辯稱海報內容並未貶抑告訴人之 社會評價一情,自非可採。  ㈤爭點2:被告在本案房屋鐵捲門處潑灑油漆之行為,是否致令 鐵捲門不堪用而構成毀損犯行?  ⒈刑法第354條之毀損罪,以使所毀損之物,失其全部或一部之 效用為構成要件。所謂「毀棄」即毀壞滅棄,而使物之本體 永久且全部喪失其效用及價值者;稱「損壞」即損傷破壞, 改變物之本體而減損其一部效用或價值者;稱「致令不堪用 」係指除毀棄損壞物之本體外,以其他不損及原物形式之方 法,使物之一部或全部喪失其效用者而言。倘行為人以漆潑 灑他人之物,其外觀烤漆之美觀功能效用已受減損,而噴漆 本身則具有永久固著之特性,其噴寫於物體之上,非一般清 洗方法即可輕易去除,苟欲恢復物體舊觀,非以重新粉刷覆 蓋或以化學藥劑洗滌之方法恐難達成,自已達致令不堪用之 程度,而構成毀損行為。  ⒉被告在本案房屋1樓車庫鐵捲門處,潑灑黑色、暗紅色、黃色 之油漆,已嚴重減損該處之美觀功能效用,此觀潑漆現場照 片即明(偵卷第49、51頁),且該油漆具有相當期間固著之特 性,需使用去漆劑及香蕉水洗滌之方式始可清除,亦有告訴 人所提出之估價單可考(本院卷第51頁)。可見該處外觀功能 效用減損之程度,需耗費相當之勞力、時間及費用始可回復 ,非輕易即可除去,是被告潑灑油漆之行為已達到使鐵捲門 致令不堪用之程度,核與毀損罪之構成要件相符。被告空言 辯稱其潑灑油漆之行為並未影響鐵捲門之效用一情,要無可 採。  ㈥爭點3:被告在本案房屋鐵捲門處潑灑油漆之行為,是否構成 恐嚇犯行?     ⒈刑法第305條之恐嚇危害安全罪,係以將來惡害之事通知他人 ,進而使被害人因而心生畏懼,致生危害於安全,即足當之 。行為人主觀上如有無惡害通知之犯意,或被害人心生畏懼 ,則與本罪之構成要件相符,是以行為人之行為是否為恐嚇 罪責,應就當時之客觀情狀、行為人表現方式等,通盤考量 審酌,方足確認。  ⒉被告在本案房屋1樓車庫鐵捲門及地面上,潑灑黑色、暗紅色 、黃色之油漆,該處為告訴人、甲○○及其他親人經常出入之 處所,而被告上開潑漆行為,使告訴人非常擔心母親及家族 幼童的安危,危害出入安全,使告訴人心生畏懼,也使甲○○ 及其親友人心惶惶,生活在痛苦的深淵等情,業經證人即告 訴人於警詢及偵查中(偵卷第24、150頁)、證人即被害人甲○ ○於另案審理中(偵卷第285頁)陳述明確。足見被告上開潑漆 行為在客觀上係以加害於告訴人、甲○○及其他親人之生命、 身體、安全之惡害通知,使告訴人及甲○○擔心自身及親人之 安危,因而心生畏懼,是被告所為自屬恐嚇行為甚明。被告 空言辯稱其潑灑油漆之行為並未造成任何傷害一節,自無可 採。  ㈦綜上所述,本案事證明確,被告前開公然侮辱、毀損、恐嚇 等犯行堪以認定,應依法論科。  三、法律適用部分  ㈠核被告就事實一所為,係犯刑法第354條之毀損他人物品罪、 同法第305條之恐嚇危害安全罪及同法第309條之公然侮辱罪 ;就事實二所為,係犯刑法第309條之公然侮辱罪。  ㈡家庭暴力防治法所稱之「家庭暴力」,係指家庭成員間實施 身體、精神或經濟上之騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害之 行為;又所稱「家庭暴力罪」者,則指家庭成員間故意實施 家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪,家庭暴力防治 法第2條第1款、第2款分別定有明文。被告之前配偶與甲○○ 之配偶為姊妹關係,被告與甲○○曾為連襟,是被告與甲○○具 有家庭暴力防治法第3條第7款之家庭成員關係。被告於事實 欄一部分,對甲○○為毀損及恐嚇行為,該當於家庭暴力防治 法所稱之家庭暴力罪,惟因家庭暴力防治法對於家庭暴力罪 並無科處刑罰之規定,是僅依刑法罪名予以論罪科刑。  ㈢被告所為事實一之毀損、恐嚇、公然侮辱等行為,其間並無 中斷,且犯罪狀態具有行為局部同一之情形,復出於同一目 的,依一般社會通念,自應評價為刑法上一行為,是被告以 一行為同時觸犯上開3罪名,為想像競合犯,應依刑法第55 條前段規定,從一重之毀損他人物品罪處斷。公訴意旨認此 部分犯行之毀損他人物品罪及公然侮辱罪間,係屬數罪,應 予分論併罰,容有誤會。  ㈣被告所為事實一之毀損他人物品罪及事實二之公然侮辱罪間 ,犯意各別,行為互殊,應予分論併罰。 四、刑之減輕   被告為事實一之犯行後,於有偵查犯罪權限之機關或人員尚 不知悉其所為毀損、恐嚇、公然侮辱等犯行時,即於112年7 月14日5時59分,主動致電予警方並前往碧潭派出所自首一 節,有其警詢筆錄可按(偵卷第9至12頁),足見被告主動 坦承犯行並接受裁判,合於自首要件,就事實一部分,爰依 刑法第62條前段規定減輕其刑。 五、上訴駁回之理由(事實一除沒收部分)   原審認被告就事實一部分之犯行事證明確,審酌被告與甲○○ 間本有親戚關係,然因故失和後,不思克制情緒及理性處事 ,屢次對告訴人及甲○○為妨害名譽、傷害犯行,均經法院判 處罪刑確定,卻無視法律嚴厲性,再為本案犯行,足見其法 治觀念薄弱,欠缺尊重他人法益之觀念;惟念被告於原審審 理中坦承本案全部犯行,尚見悔意,兼衡其犯罪動機、目的 、手段、所生危害,及其自陳初中肄業,目前無業,離婚, 獨自居住之家庭生活及經濟狀況等一切情狀,量處如原判決 主文第1項所示之刑,並諭知易科罰金之折算標準。核其認 事用法俱無違誤,量刑尚屬允當。被告上訴主張否認犯罪, 要無可採,其此部分上訴為無理由,應予駁回。   六、撤銷改判之理由(事實二部分及事實一沒收部分)   原審認被告就事實二部分之犯行事證明確,予以論罪科刑, 並就事實一部分諭知相關之沒收,固非無見。惟查:  ㈠刑法第309條所定之拘役刑,宜限於侵害名譽權情節嚴重之公 然侮辱行為,例如表意人透過網路發表或以電子通訊方式散 佈公然侮辱言論,從而有造成持續性、累積性或擴散性嚴重 損害之可能者,始得於個案衡酌後處以拘役刑(憲法法庭113 年憲判字第3號判決意旨參照)。就被告所為事實二(即原判 決事實一㈡部分)之公然侮辱犯行,其雖以放置海報之文字方 式對告訴人為公然侮辱行為,然海報係屬靜止狀態,固定存 在於放置海報之處所,僅有路過行人始可見聞,並不具有擴 散效應,核與網路發表或電子通訊方式具有動態性及擴散性 之本質有間,是被告所為對於告訴人名譽權之侵害雖非輕微 ,然仍與以網路或電子方式所造成之嚴重損害不同,尚不宜 處以拘役刑,而應處以罰金刑為適當。原審就此部分論處拘 役刑,尚有未洽。   ㈡就被告所為事實一(即原判決事實一㈠部分)之扣案海報1張, 與被告張貼在本案房屋外之海報為相同內容,但屬不同張海 報一節,業經被告於本院準備程序中供述明確(本院卷第72 頁),是扣案海報並非被告供本案犯行所用之物;又扣案海 報雖有侮辱告訴人之文字,然尚未經被告張貼或放置於不特 定人得出入之場所,尚不構成犯罪,難認與本案有關,自無 從據以宣告沒收。原審就扣案海報諭知沒收,亦有不當。  ㈢被告上訴主張否認犯罪,固無理由,惟原判決既有上開可議 之處,自屬無可維持,應由本院將原判決關於事實一㈡之公 然侮辱部分及關於事實一㈠之沒收部分均撤銷。   七、科刑理由(事實二部分)   爰以行為責任原則為基礎,先以犯罪情狀事由(行為屬性事 由)確認責任刑範圍,再以一般情狀事由(行為人屬性事由及 其他事由)調整責任刑:  ㈠責任刑範圍之確認   被告因與告訴人之兄甲○○間有訴訟糾紛,對於司法心生不滿 ,竟遷怒於擔任公職之告訴人,而對告訴人為公然侮辱之行 為,其犯罪動機、目的之惡性非輕,屬於不利之量刑事由; 被告以放置海報之方式為本件犯行,相較於口頭侮辱之方式 ,以文字方式具有持續性,其犯罪手段較為嚴重,屬於不利 之量刑事由;被告本件犯行造成告訴人長期受有精神上之痛 苦,對於告訴人擔任司法公職之社會名譽造成實質性損害, 其犯罪所生損害甚為嚴重,屬於不利之量刑事由。從而,經 總體評估上開犯罪情狀事由後,認此部分責任刑範圍處於罰 金刑範圍內之高度區間。  ㈡責任刑之下修   被告前曾多次對甲○○為妨害名譽犯行,經法院判處罪刑確定 ,已如前述,依其品行而言,其違法性意識既已藉由前刑警 告而增強,反對動機理應隨之強化,卻無視前刑警告再犯本 案,足見其刑罰反應力薄弱,具有特別惡性,可責性程度較 高,無從減輕可責性,屬於中性之量刑事由;被告自承為初 中學歷一情(本院卷第132頁),可見其智識能力正常,依其 智識程度而言,其行為時並無事務理解能力、違法辨識能力 、判斷決策能力較弱之情,無從減輕可責性,屬於中性之量 刑事由;被告雖於原審審理中坦承犯行,惟於本院審理中否 認犯行,且始終未與告訴人及甲○○達成和解或賠償損害,亦 未獲得告訴人及甲○○之諒解或宥恕,足見其並無悔悟之誠意 ,亦無彌補所造成損害之意願,犯後態度不佳,屬於不利之 量刑事由;被告自承目前無業,精神狀況不佳,罹患糖尿病 ,並無家庭成員等情(本院卷第132頁),依其生活狀況而言 ,其並無勞動能力及穩定經濟來源,亦欠缺家庭支持系統之 協助,社會復歸可能性較低,屬於不利之量刑事由。從而, 經總體評估上開一般情狀事由後,認此部分責任刑並無下修 之空間。  ㈢綜上,本院綜合考量犯罪情狀事由及一般情狀事由,並參考 司法實務就公然侮辱罪之量刑行情,暨參酌告訴人請求從重 量刑之意見以及憲法法庭113年憲判字第3號拘役刑或罰金刑 之選定標準,認此部分責任刑處於罰金刑範圍內之高度區間 ,爰量處如主文第2項所示之刑,併諭知易服勞役之折算標 準。  據上論斷,應依刑事訴訟法第368條、第369條第1項前段、第364 條、第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官許智評提起公訴,檢察官張啓聰到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  3   日          刑事第八庭  審判長法 官 廖建瑜                    法 官 林呈樵                    法 官 文家倩 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                    書記官 翁伶慈 中  華  民  國  113  年  12  月  3   日 附錄所犯法條: 中華民國刑法第305條 以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人,致生危害 於安全者,處2年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 中華民國刑法第309條 公然侮辱人者,處拘役或9千元以下罰金。 以強暴犯前項之罪者,處1年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以 下罰金。 中華民國刑法第354條 毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用,足以生損害於 公眾或他人者,處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金 。 附件一  海報內容為:「戰犯War Criminal 濫權栽贓,狗雜種 高檢署 主任檢察官乙○○ 前特偵主任,法務部主秘 惡意毀謗,下三濫 」             附件二                  海報內容為:「戰犯War Criminal 濫權栽贓,狗雜種 高檢署 主任檢察官乙○○ 前特偵組任法務部主秘 惡意毀謗,下三濫」

2024-12-03

TPHM-113-上易-1838-20241203-1

臺灣新北地方法院

妨害名譽

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度易字第844號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 鄭博元 上列被告因妨害名譽案件,經檢察官提起公訴(112年度偵字第7 4656號),本院判決如下:   主 文 甲○○無罪。   理 由 一、公訴意旨略以:被告甲○○於民國112年7月17日18時30分許, 至新北市○○區○○路0號2樓健身工廠三重廠健身,因扣繳費用 問題無法進入場內,告訴人乙○○在櫃檯協助處理,詎被告竟 公然以「幹娘機掰」、「你到底有沒有sense,不要只會運 動不會動腦」、「你到底有沒有帶腦等言論」等語侮辱告訴 人,致其名譽受有損害,因認被告涉犯刑法第309條第1項之 公然侮辱罪嫌等語。 二、按犯罪事實應依證據認定之,無證據不得認定犯罪事實;又 不能證明被告犯罪者應諭知無罪之判決。刑事訴訟法第154 條第2項、第301條第1項分別定有明文。刑事訴訟法所謂認 定犯罪事實之證據,係指足以認定被告確有犯罪行為之積極 證據而言,該項證據自須適合於被告犯罪事實之認定,始得 採為斷罪資料。如未能發現相當證據,或證據不足以證明, 自不能以推測或擬制之方法,以為裁判基礎。又檢察官就被 告犯罪事實,應負舉證責任,並指出證明之方法。因此,檢 察官對於起訴之犯罪事實,應負提出證據及說服之實質舉證 責任。倘其所提出之證據,不足為被告有罪之積極證明,或 其指出證明之方法,無從說服法院以形成被告有罪之心證, 基於無罪推定之原則,自應為被告無罪判決之諭知。 三、公訴意旨認被告涉犯上開罪嫌,無非係以被告之供述、告訴 人於警詢及偵查中之指訴、證人丙○○於警詢及偵查中之證述 、現場監視器畫面及擷圖等件為其主要論據。 四、訊據被告固坦承有於前揭時、地因扣繳費用問題無法進入場 內,向在櫃檯協助處理之告訴人口出「要動腦」等語,然堅 決否認有何公然侮辱犯行,辯稱:我沒有說「幹你娘機掰」 ,我說要動腦、帶腦類似的話語,是因為不滿我明明有繳費 ,告訴人卻不讓我進去健身房上飛輪課,耽誤了很久的時間 ,一直說我沒有繳費,我希望告訴人讓我先入場運動,所以 說要告訴人動點腦去跟後台工程師確認我有無繳費、問主管 要如何處理或找出其他方法,趕快處理這件事,不要把我擋 在健身房外面等語。經查:     (一)被告於112年7月17日18時30分許,前往健身工廠三重廠,因 扣繳費用問題無法進入場內,由告訴人在櫃檯協助處理,被 告當場對告訴人口出「幹你娘機掰」、「你到底有沒有sens e,不要只會運動不會動腦」、「你到底有沒有帶腦」等語 ,業據證人乙○○、丙○○於警詢、偵查及審理中證述明確(見 偵卷第4-7、23-27頁、本院易字卷第42-60頁),並有監視 器畫面擷圖可佐(見偵卷第13-14頁),經核證人乙○○、丙○ ○所為歷次證述內容大致相符,若非上開證人親身經歷、親 見親聞,衡情當無從為前後相符之證述,且其等於審理中已 具結擔保證詞之真實性,應無虛捏上開情節陷害被告,自陷 偽證罪風險之必要,其等上開證詞,自值採信。參以被告於 偵查中供稱其當場有罵髒話等語,於審理中供稱當日有對告 訴人說類似「你到底有沒有sense,不要只會運動不會動腦 」、「你到底有沒有帶腦」之話語等語(見本院易字卷第62 頁),互核前揭情詞,堪認被告有於前揭時、地,公然向告 訴人口出上開言語。 (二)按刑法第309條第1項規定係以刑罰處罰表意人所為侮辱性言 論,係對於評價性言論內容之事後追懲。侮辱性言論因包含 可能減損他人聲望、冒犯他人感受、貶抑他人人格之表意成 分,而有其負面影響,然亦涉及對他人之名評價,仍可能具 有言論市場之溝通思辯及輿論批評功能,且往往涉及言論自 由之保障核心即個人價值立場之表達。不應僅因表意人使用 一般認屬髒話之特定用語,或其言論對他人具有冒犯性,因 此一律認定侮辱性言論僅為無價值或低價值之言論,而當然 、完全失去憲法言論自由之保障,法院仍應權衡侮辱性言論 對名譽權之影響及其可能兼具之言論價值。上開規定之立法 目的係為保護他人之名譽權,尤其是名譽權所保障之人格法 益。名譽權屬憲法第22條所保障之非明文權利,可能之保障 範圍包括社會名譽、名譽感情及名譽人格。因名譽感情係以 個人主觀感受為準,無從探究亦無從驗證,如認個人主觀感 受之名譽感情得逕為公然侮辱罪保障之法益,則將難以預見 或確認侮辱之可能文義範圍,是上開規定立法目的所保障之 名譽權內涵應不包括名譽感情。而公然侮辱言論是否足以損 害真實之社會名譽,須依其表意脈絡個案認定之。如僅影   響虛名,或對真實社會名譽之可能損害尚非明顯、重大,仍 可能透過言論市場消除或對抗此等侮辱性言論,即未必須逕 自動用刑法予以處罰。於被害人為自然人之情形,侮辱性言 論亦可能同時貶抑被害人在社會生活中應受平等對待及尊重 之主體地位,甚至侵及其名譽人格之核心即人格尊嚴,所涉 之人格法益,係指在社會生活中與他人往來,所應享有之相 互尊重、平等對待之最低限度尊嚴保障。對他人平等主體地 位之侮辱,如果同時涉及結構性強勢對弱勢群體(例如種族 、性別、性傾向、身心障礙等)身分或資格之貶抑,除顯示 表意人對該群體及其成員之敵意或偏見外,更會影響各該弱 勢群體及其成員在社會結構地位及相互權力關係之實質平等 ,而有其負面的社會漣漪效應,已非僅為是個人私益受損之 問題,而可能貶抑他人之平等主體地位,對他人之人格權造 成重大損害。為兼顧憲法對言論自由之保障,刑法第309條 第1項所處罰之公然侮辱行為,應指依個案之表意脈絡,表 意人故意發表公然貶損他人名譽之言論,已逾越一般人可合 理忍受之範圍;經權衡該言論對他人名譽權之影響,及該言 論依其表意脈絡是否有益於公共事務之思辯,或屬文學、藝 術之表現形式,或具學術、專業領域等正面價值,於個案足 認他人之名譽權應優先於表意人之言論自由而受保障者。語 言文字等意見表達是否構成侮辱,不得僅因該語言文字本身 具有貶損他人名譽之意涵即認定之,應就其表意脈絡整體觀 察評價。除應參照其前後語言、文句情境及其文化脈絡予以 理解外,亦應考量表意人之個人條件、被害人之處境、表意 人與被害人之關係及事件情狀等因素,而為綜合評價。次應 考量表意人是否有意直接針對他人名譽予以恣意攻擊,或   只是在雙方衝突過程中因失言或衝動以致附帶、偶然傷及對 方之名譽。個人語言使用習慣及修養本有差異,縱使粗俗不 得體,亦非必然蓄意貶抑他人之社會名譽或名譽人格。於衝 突當場之短暫言語攻擊,如非反覆、持續出現之恣意謾罵, 即難逕認表意人係故意貶損他人之社會名譽或名譽人格。又 負面語言或文字評論,縱會造成他人之一時不悅,然如其冒 犯及影響程度輕微,則尚難逕認已逾一般人可合理忍受之範 圍。惟如一人對他人之負面評價,依社會共同生活之一般通 念,確會對他人造成精神上痛苦,並足以對其心理狀態或生 活關係造成不利影響,甚至自我否定其人格尊嚴者,即已逾 一般人可合理忍受之限度(司法院113年憲判字第3號判決意 旨參照)。 (三)證人乙○○於警詢時證稱:當天我原本在用餐,同事丙○○向我 表示可否幫忙,於是我前往櫃檯協助處理事情,當時被告因 為扣款失敗無法進入健身房內,被告向我表示他有繳納費用 ,怎麼可能沒有扣到款,我和丙○○查詢系統確認被告沒有扣 款,被告就對我罵「幹你娘機掰,你到底有什麼問題」,我 向被告說可以先跟銀行確認,被告叫我們去跟銀行確認,期 間被告一直情緒激動,用手機敲櫃檯,又向我說「你到底有 沒有sense,不要只會運動不會動腦」,後面我們嘗試幫被 告解決問題,向被告提供其他解決方法,被告又對我說「你 到底有沒有帶腦」,後來由主管協助處理等語(見偵卷第4- 5頁)。其於審理中證稱:一開始被告和丙○○在健身工廠櫃 檯前方因為入場問題有爭執,因為丙○○處理不來,所以請我 到櫃檯協助。我到櫃檯時,丙○○已經向被告說無法扣款的原 因,因為未請款無法入場被攔阻,被告情緒激動,向我說他 有繳錢,怎麼會沒有扣到這筆款項,我向被告說經過系統查 詢因為款項扣繳失敗,導致被攔阻,被告還是不斷說他有繳 錢,被告情緒激動覺得我們沒有搞清楚狀況,發現無法進場 覺得時間被耽誤,對我罵「幹你娘機掰」,之後我請被告去 向銀行確認,被告也有要求打給發卡銀行要三方確認這筆款 項有無扣到,於是被告去外面打電話,被告進來後還是無法 進場,覺得我們耽誤他的時間,不斷重複說他跟銀行確認過 有繳費,應該有扣到款,我說依公司系統為主是沒有扣到款 ,繳卡費和月費是兩件事,被告不接受我的說法,情緒很激 動對我罵「到底有沒有sense,不要只會運動不會動腦」、 「你到底有沒有帶腦」,後來我們聯絡主管到場,主管有權 限幫被告用原本的卡片在線上再次扣款,被告就可以進去運 動等語(見本院易字卷第42-49頁)。 (四)證人丙○○於警詢時證稱:我是健身工廠三重店櫃檯人員,被 告進場時遭店內門禁系統阻擋,我告知被告可能是因為會員 款項有問題導致無法進場,被告卻情緒激動表示他已經繳費 ,我進一步解釋相關流程,但被告情緒很激動,我請告訴人 前來協助。告訴人再進一步向被告解釋,但被告不認同我們 的說法,揚言要報警,但被告沒有報警,以「幹你娘機掰」 、「你到底有沒有腦子,不要只會運動」等語謾罵告訴人, 並且拿手機敲打櫃檯。我們試圖提供其他解決方法,但都遭 被告拒絕,我們請主管出面解釋,被告最後有接受主管提議 進入店內運動等語(見偵卷第6-7頁)。其於偵查中證稱: 我是健身工廠櫃檯人員,被告在門口被門禁系統擋住,我向 被告解釋可能是沒有繳費,被告情緒很激動,說他已經繳費 為何還這樣,後續我請告訴人來協助,也有告知被告原因, 並問被告是否要現場繳費,被告說他有繳費,接著對著告訴 人罵「幹你娘機掰」、「不要只會運動不會動腦」、「到底 有沒有帶腦」等語(見偵卷第25、27頁)。其於審理中證稱 :被告當時掃臉牆時被門擋住,系統上顯示被告因為扣款未 成功導致系統未開門、擋住,當下我引導被告到櫃檯去做確 認,確認當下有和被告說是因為他扣款未成功,導致系統沒 有開門,被告說他有繳費為何沒有扣款成功,我再次向被告 解釋,但被告情緒很暴躁,沒有理解我說的內容。後續我請 告訴人出來一同協助,告訴人一樣告知被告為何扣款失敗, 以及提供我們的方式如是否現場繳費之類,但被告情緒很暴 躁,不斷重申他有用信用卡繳費,為何沒有扣到款項,被告 有提到要報警及和銀行做三方確認他有繳費,很堅持說他有 繳費,應該可以入場,並說他的課程會來不及,不滿意我們 的處理方式,當場在櫃檯前方看著告訴人罵「幹你娘機掰」 、「你到底有沒有sense,不要只會運動不會動腦」、「你 到底有沒有帶腦」,之後由主管來向被告說明並為被告扣款 ,被告後來有進去運動等語(見本院易字卷第51-59頁)。      (五)參以被告於審理中供稱:當時告訴人認為我扣繳費用有問題 ,所以我不能進去運動,我表示我都是固定信用卡扣款,不 可能沒有繳費,我當場打電話給信用卡公司確認,信用卡公 司說我有繳費,我向告訴人表示這是後台問題,要告訴人動 腦去問後台工程師,不是直接把我擋在外面。後來告訴人的 主管有來,我再刷一次就可以進去。我住在士林,當天特地 去健身工廠三重店運動,我明明有繳費但告訴人不讓我進去 ,我上課來不及才會對告訴人說這些話。我並非一進去就罵 人,我有先反映我有繳費,告訴人卻不讓我進去等語(見本 院易字卷第20-21頁)。 (六)互核前揭情詞,可知被告當日特意前往健身工廠三重廠參加 課程,且主觀上認其已扣繳費用,應可入內健身,然告訴人 卻以被告未扣款成功,除非當場繳費,否則拒絕被告入場, 被告不滿告訴人之處理方式,一時情緒激動難平,而口出上 開話語。該等言語固屬粗魯尖酸,並使告訴人在主觀上感到 不快,惟依雙方爭執之前因後果、被告所處情境、所發言論 係在公開場所為之,僅具一時性等表意脈絡,經整體觀察評 價,足認被告尚非毫無緣由、無端針對告訴人之名譽人格為 恣意攻擊,專以損害告訴人人格名譽為目的,且依被告所陳 述之語句內容,依一般社會通念判斷,尚未達致告訴人自我 否定人格尊嚴之程度。又參諸監視器畫面擷圖(見偵卷第13 -14頁),告訴人於該日18時52分許協助處理被告無法入場 事宜,直至同日19時6分許主管出面,期間非長,且雙方間 尚有其他對話,堪認被告口出上開話語,時間短暫,屬於偶 發性之行為,並非反覆性、持續性之行為,亦無累積性、擴 散性之效果,縱會造成告訴人之不快或難堪,然因冒犯及影 響程度尚屬輕微,未必會直接貶損告訴人之社會名譽或名譽 人格,難認已逾一般人可合理忍受之範圍。經依憲法法庭11 3年憲判字第3號判決意旨,為合憲限縮之刑法第309條第1項 規定之權衡結果,尚難認被告本案所為言行已該當刑法第30 9條第1項公然侮辱罪之可罰範圍。 五、綜上所述,檢察官所舉證據,尚無法證明被告所為確對告訴 人構成公然侮辱之犯行,無法使本院形成被告有罪之確信, 依前開說明,應為被告無罪之諭知。 據上論斷,應依刑事訴訟法第301條第1項,判決如主文。  本案經檢察官張啓聰提起公訴,檢察官余怡寬、藍巧玲到庭執行 職務。 中  華  民  國  113  年  11  月  29  日          刑事第四庭  法 官 黃園舒 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內敘明上訴理由,向本院提 出上訴狀 (應附繕本) ,上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者,應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。                 書記官 莊孟凱 中  華  民  國  113  年  11  月  29  日

2024-11-29

PCDM-113-易-844-20241129-1

審簡
臺灣新北地方法院

家庭暴力防治法

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第1347號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 廖文彬 上列被告因違反家庭暴力防治法案件,經檢察官提起公訴(113 年度偵字第32745號),因被告自白犯罪,本院認宜以簡易判決 處刑,判決如下:   主 文 廖文彬犯違反保護令罪,處拘役參拾日,如易科罰金,以新臺幣 壹仟元折算壹日。   事實及理由 一、本案犯罪事實及證據,除犯罪事實欄一第4行「20時許」更 正為「18時許」;另證據部分補充「被告廖文彬於本院準備 程序中之自白」外,其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載 。 二、論罪科刑:  ㈠核被告所為,係犯家庭暴力防治法第61條第1款之違反保護令 罪。  ㈡爰以行為人之責任為基礎,審酌被告明知法院已核發民事暫 時保護令,竟無視保護令之命令及效力,對告訴人黄燕惠為 違反保護令之行為,所為實不足取,惟念其犯後坦承犯行, 然迄未與告訴人達成和解或賠償損害,兼衡其素行、犯罪之 動機、目的、手段、所生損害,暨其智識程度及自陳之家庭 經濟狀況等一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知易科罰 金之折算標準。 三、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項,逕以 簡易判決處刑如主文。 四、如不服本判決,得自收受送達之日起20日內,具狀向本院提 出上訴狀,上訴於本院第二審合議庭(須附繕本)。 本案經檢察官張啓聰提起公訴,檢察官朱柏璋到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  11  月  29  日          刑事第二十四庭 法 官 朱學瑛 上列正本證明與原本無異。                  書記官 許維倫 中  華  民  國  113  年  12  月  4   日 附錄本案論罪科刑法條全文: 家庭暴力防治法第61條 違反法院依第14條第1項、第16條第3項或依第63條之1第1項準用 第14條第1項第1款、第2款、第4款、第10款、第13款至第15款及 第16條第3項所為之下列裁定者,為違反保護令罪,處3年以下有 期徒刑、拘役或科或併科新臺幣10萬元以下罰金: 一、禁止實施家庭暴力。 二、禁止騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他非必要之聯絡行 為。 三、遷出住居所。 四、遠離住居所、工作場所、學校或其他特定場所。 五、完成加害人處遇計畫。 六、禁止未經被害人同意,重製、散布、播送、交付、公然陳列 ,或以他法供人觀覽被害人之性影像。 七、交付或刪除所持有之被害人性影像。 八、刪除或向網際網路平臺提供者、網際網路應用服務提供者或 網際網路接取服務提供者申請移除已上傳之被害人性影像。 附件: 臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書                   113年度偵字第32745號   被   告 廖文彬  上列被告因家庭暴力防治法案件,已經偵查終結,認應提起公訴 ,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、廖文彬與黄燕惠係前夫妻關係,廖文彬明知其經臺灣新北地 方法院於民國113年3月19日核發113年度司暫家護字第191號 民事暫時保護令,令其不得對黄燕惠為任何身體或精神上不 法侵害及騷擾之行為,詎廖文彬於113年6月5日20時許,在 新北市○○區○○街00號2樓,酒後與黄燕惠發生爭執,廖文彬 基於違反上開民事暫時保護令之犯意,對黄燕惠咆哮、辱罵 及拿取包包丟擲,以此方式違反上開民事暫時保護令。 二、案經黄燕惠訴由新北市政府警察局新莊分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、上開犯罪事實,業據被告廖文彬坦承不諱,並經告訴人黄燕 惠指述明確,復有臺灣新北地方法院113年度司暫家護字第1 91號民事暫時保護令、保護令執行紀錄表、現場錄音及譯文 、現場照片各1份在卷可按,被告犯嫌應堪認定。 二、核被告所為,係違反家庭暴力防治法第61條第1款之罪嫌。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此 致 臺灣新北地方法院 中  華  民  國  113  年  6   月  25  日                檢 察 官 張啓聰 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  7   月  23  日                書 記 官 楊謦瑜

2024-11-29

PCDM-113-審簡-1347-20241129-1

交上訴
臺灣高等法院

過失致死

臺灣高等法院刑事判決 113年度交上訴字第155號 上 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 上 訴 人 即 被 告 陳文華 選任辯護人 程立全律師 陳愷閎律師 上列上訴人等因被告過失致死案件,不服臺灣新北地方法院113 年度審交訴字第41號,中華民國113年5月29日第一審判決(起訴 案號:臺灣新北地方檢察署113年度調偵字第275號),提起上訴 ,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。 陳文華緩刑貳年,並應依附表所示之條件支付損害賠償。   理 由 一、審理範圍:   上訴得對於判決之一部為之。對於判決之一部上訴者,其有 關係之部分,視為亦已上訴。但有關係之部分為無罪、免訴 或不受理者,不在此限。上訴得明示僅就判決之刑、沒收或 保安處分一部為之,刑事訴訟法第348條有明文規定。原判 決認上訴人即被告陳文華(下稱被告)犯刑法第276條之過 失致人於死罪,而判處有期徒刑8月。檢察官及被告均提起 上訴,檢察官認原判決量刑過輕,被告則主張原判決量刑過 重,希望宣告緩刑,故其等對於原判決事實、證據及所犯法 條等部分均不爭執而非上訴範疇(本院卷第96-97頁)。是 依刑事訴訟法第348條第3項規定,本院審理範圍僅限於原判 決所處之刑部分,不及於原判決所認定之犯罪事實、證據、 所犯法條等其他部分。 二、上訴意旨  ㈠檢察官上訴意旨   本件車禍之發生,過失全在於被告,被害人許志文並無過失 可言。而被害人因傷勢嚴重,自交通事故發生起,當下即住 院迄至死亡,歷經5個月又2日,受盡折磨,又為求一線生機 而接受氣切手術,但卻需倚賴機器進行呼吸,僅能躺臥病床 ,等待生命終結。亦造成告訴人即被害人配偶廖容千與子女 奔波於醫院、住家之間,身、心煎熬,最後更因被害人之離 世而備受苦楚,其中告訴人亦因此罹患憂鬱症,終日惶惶苦 不堪言。更有甚者,車禍後未見被告探視或弔唁被害人,亦 未擔負賠償責任,造成告訴人方面之龐大經濟壓力,顯見被 告自白僅為獲輕判,難認有所悔悟,原審量刑顯然過輕等語 。  ㈡被告上訴意旨   被告因過失造成告訴人痛失至親及人命傷亡之重大損害,始 終表示願意賠償,並願以新臺幣(下同)400萬元作為損害 賠償之總額,非無尋求修復或積極彌補之真意,縱使雙方未 能達成調解合意,也足認被告有意彌補告訴人、將犯罪所生 損害降低,犯後態度尚可。原審量刑實屬過重。況被告上訴 後已與告訴人及被害人家屬等成立調解並獲諒解,同意從輕 量刑,是被告已知所警惕,無再犯之虞,請求宣告緩刑等語 。 三、駁回上訴之理由  ㈠按刑之量定,係法院就繫屬個案之犯罪所為之整體評價,量 刑判斷當否之準據,應就判決之整體觀察而為綜合考量,且 為求個案裁判之妥當性,法律賦予法院裁量之權,量刑輕重 ,係屬事實審法院得依職權自由裁量之事項,苟其量刑已以 行為人之責任為基礎,並斟酌刑法第57條各款所列情狀,在 法定刑度內酌量科刑,如無偏執一端或濫用其裁量權限,致 明顯失出失入情形,並具妥當性及合目的性,符合罪刑相當 原則,即不得遽指為不當或違法(最高法院103年度台上字 第291號、第331號判決意旨參照)。又在同一犯罪事實與情 節,如別無其他加重或減輕之原因,下級審量定之刑亦無過 重或失輕之不當情形,則上級審法院對下級審法院之職權行 使,原則上應予尊重(最高法院85年度台上字第2446號、10 9年度台上字第3982號、第3983號判決意旨參照),自不得 單就量刑部分遽指為不當或違法。    ㈡本件原審認被告所犯係刑法第276條之過失致人於死罪,且被 告於肇事後,在犯罪未被有偵查權之機關或公務員發覺前, 即向據報前往現場處理之警員承認為肇事人,此有道路交通 事故肇事人自首情形記錄表1份在卷可稽(見他字卷一第146 頁),經依刑法第62條前段之規定減輕其刑後,再審酌被告 騎乘機車上路,未能遵守交通安全規則,謹慎操控,以維自 身及其他用路人之安全,未禮讓直行車先行即貿然橫越車道 左轉,肇致本案事故發生,造成被害人死亡之結果,並使被 害人家屬痛失至親,造成難以回復之損害,所為應予非難; 兼衡被告前無犯罪紀錄,素行尚佳,有本院被告前案紀錄表 附卷可稽,並參以其國中畢業之智識程度、自陳之家庭生活 與經濟狀況、騎乘機車未能遵守上開交通安全規則之過失情 節,及犯後坦承犯行,惟未能與告訴人及被害人家屬達成和 解賠償損害或取得諒解之犯後態度等一切情狀,酌情量處有 期徒刑8月。原審顯已斟酌刑法第57條各款事由,係以行為 人責任為基礎,兼顧對被告有利與不利之科刑資料,既未逾 越法定範圍,亦無違背公平正義之精神,客觀上不生量刑畸 重或有所失入之裁量權濫用,核與罪刑相當原則無悖,量刑 尚屬妥適,並無不合;況依上揭原審量刑審酌事由,已充分 衡量檢察官及被告上訴意旨所指本件車禍過失責任全歸責於 被告、被告之違反注意義務程度、被告因此所造成之難以回 復之犯罪損害、於原審審理終結前被告與告訴人未能達成和 解以賠償損害或取得諒解之犯後態度等一切情狀。至在何種 情況下與告訴人和解,攸關訴訟經濟,法院於科刑時,自得 列為「犯罪後之態度」是否予以刑度減讓之考量因子(最高 法院105年度台上字第388號判決意旨參照),本件被告於本 院審理期間時始與告訴人及被害人家屬達成調解,有臺灣新 北地方法院板橋簡易庭113年度板司簡調字第2340號調解筆 錄影本附卷可憑(見本院卷第103至107頁),此部分犯後態度 雖堪值肯定,惟無從撼動原審量刑,亦尚不足為刑度減讓之 考量因子。復查無其他足以影響量刑之新事證,檢察官上訴 指摘原審量刑過輕、被告上訴指摘原審量刑過重,均無理由 ,皆應予駁回。  ㈢緩刑之宣告:   被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告,此有本院被 告前案紀錄表在卷可按。本院審酌被告因一時疏忽而造成本 件車禍,致被害人不幸離世之結果,惟被告與告訴人及被害 人家屬等成立調解,同意賠償告訴人及被害人家屬如附表所 示款項,有卷附上揭調解筆錄可參,且依調解筆錄所示,告 訴人及被害人家屬均已不追究被告責任以利改過自新,並稱 同意給予被告依調解筆錄所示之給付方式為附條件緩刑宣告 ;本院認被告歷經本次偵審過程,並受前開刑之宣告後,應 已知所警惕,已足以收刑罰之效(達刑罰目的),因認對於 被告所科之刑,以暫不執行為適當,爰依前揭規定,宣告緩 刑2年,以啟自新。並為督促被告履行上揭調解條件,參酌 被告與告訴人及被害人家屬間成立調解之履行期間,爰依刑 法第74條第2項第3款規定,命被告應於緩刑期間履行如附表 所示之條件。被告於緩刑期內如違反上開緩刑所附條件,且 情節重大者,檢察官依法得向法院聲請撤銷緩刑宣告,併此 敘明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。 本案經檢察官張啓聰提起公訴,檢察官黃明絹及被告提起上訴後 ,由檢察官王啟旭到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  11  月  28  日          刑事第十六庭 審判長法 官 劉嶽承                    法 官 王耀興                    法 官 古瑞君 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 林君縈 中  華  民  國  113  年  11  月  28  日 附錄本案論罪科刑法條全文 刑法第276條 因過失致人於死者,處5 年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰 金。  附表:被告之緩刑附記事項(依被告與告訴人及被害人家屬於11 3年10月25日於臺灣新北地方法院板橋簡易庭所成立之113 年度板司簡調字第2340號調解筆錄) 給付內容 給付金額及方式 陳文華願給付廖容千、許晋銨、許紋馨等新臺幣466萬元整(為交通肇事事件一切損害賠償結算總額,含強制險200萬元,陳文華車輛投保之任意險100萬元)。 陳文華於113年11月30日以前給付50萬元,餘款116萬元,自113年12月28日起至114年10月28日止,按月於每月28日以前各給付10萬元整(最末期即114年10月28日以前應給付之金額為16萬元),至全部清償完畢止,如有一期未履行視為全部到期。任意險保險請求金額給付多寡以保險公司作業為準,如有給付不足,陳文華仍應依上開金額及期限給付全額。以上款項匯入廖容千、許晋銨、許紋馨等指定帳戶。

2024-11-28

TPHM-113-交上訴-155-20241128-1

上訴
臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第3726號 上 訴 人 即 被 告 黃曼妮 上列上訴人因詐欺等案件,不服臺灣新北地方法院113年度金訴 字第496號,中華民國113年5月15日第一審判決(起訴案號:臺 灣新北地方檢察署113年度偵字第4942號),針對量刑及沒收提 起上訴,本院判決如下:   主 文 原判決關於其附表一編號1、2、4、5所示之物沒收部分撤銷。 上開撤銷部分,扣案如附表編號1、2、4、5所示之物均沒收。 其他上訴駁回。   理 由 一、審理範圍:   上訴人即被告黃曼妮(下稱被告)明示僅對原判決刑及沒收 之部分提起上訴(見本院卷第84頁),故本件之審理範圍為 原判決關於刑之部分。 二、被告上訴意旨略以:我主動交出手機密碼,但刑度比同案被 告還重,我已坦承犯行且有和解意願,請求從輕量刑,另原 審判決附表一編號1所示之行動電話並非供犯罪使用之工作 機,請求撤銷原審所宣告之沒收等語。 三、刑之加重、減輕事由:  ㈠刑之加重事由:   被告前①因詐欺案件,經臺灣臺中地方法院以106年度訴字第 1015號判決判處有期徒刑1年5月確定;②因違反毒品危害防 制條例案件,經臺灣新竹地方法院以107年度竹簡字第135號 判決判處有期徒刑3月確定;③因違反毒品危害防制條例案件 ,經臺灣新竹地方法院以107年度竹北簡字第453號判決判處 有期徒刑3月確定;④因違反毒品危害防制條例案件,經臺灣 新竹地方法院以108年度竹簡字第508號判決判處有期徒刑4 月確定。所犯上開①②③案件,嗣經臺灣新竹地方法院以108年 度聲字第721號裁定定應執行有期徒刑1年9月確定,上開④案 件並與①②③案件所定之應執行刑接續執行,於109年4月16日 縮短刑期假釋付保護管束,109年10月9日保護管束期滿未經 撤銷假釋,其未執行之刑以已執行論等情,有上開刑事判決 及本院被告前案紀錄表在卷可稽(見原審卷第67至78頁,本 院卷第45至60頁),其於受徒刑執行完畢後,5年以內故意再 犯本案有期徒刑以上之2罪,均為累犯,依司法院大法官釋 字第775號解釋意旨,為避免發生罪刑不相當之情形,法院 就個案應依該解釋意旨,裁量是否加重最低本刑,茲考量被 告所為構成累犯之前案有與本案相同犯罪類型之詐欺案件, 其於執行同質性犯罪之刑罰完畢後5年內,仍無從經由前案 刑責予以矯正非行行為及強化法治觀念,屢再犯同罪質之案 件,足徵其與現行刑法所認之累犯者因有特別惡性及對刑罰 反應力薄弱等情,而須加重本刑之立法理由相符,就被告本 案所犯之2罪,均依刑法第47條第1項之規定加重其刑。  ㈡刑之減輕事由:   1.被告就原審判決事實欄二所為,已著手三人以上共同詐欺取 財之實施而不遂,為未遂犯,爰依刑法第25條第2項規定, 按既遂犯之刑減輕之,並依法先加後減之。  2.關於一般洗錢罪之減刑事由部分,被告行為後,洗錢防制法 第16條第2項規定(112年6月14日修正公布,並自同年月16 日起生效施行)於113年7月31日經修正,移列至該法第23條 第3項,係規定:「犯前4條之罪,在偵查及歷次審判中均自 白者,如有所得並自動繳交全部所得財物者,減輕其刑;並 因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財 產上利益,或查獲其他正犯或共犯者,減輕或免除其刑。」 ,經比較被告行為後所修正之規定,均較被告行為之規定嚴 格,並未有利於被告。是依刑法第2條第1項前段規定,應適 用被告行為時之修正前洗錢防制法第16條第2項規定(112年 6月14日修正公布,並自同年月16日起生效施行)。本件被 告就其參與本案詐欺集團之經過、於詐欺集團內角色分工、 如何依本案詐欺集團成員之指示,向被害人取款後轉交上手 等客觀事實,業於警詢、偵訊、原審及本院審理時坦承犯行 ,應認被告對參與犯罪組織及洗錢之構成要件事實,均有所 自白,原應就被告就原審判決書事實欄一所為之參與犯罪組 織罪、洗錢罪,依組織犯罪防制條例第8條第1項後段、修正 前洗錢防制法第16條第2項(112年6月14日修正公布,並自 同年月16日起生效施行)減輕其刑,惟其所犯參與犯罪組織 罪、洗錢罪均屬想像競合犯其中之輕罪,僅由本院於後述依 刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由。  3.按詐欺犯罪危害防制條例第47條之犯罪所得應解釋為被害人 所交付之受詐騙金額,且此減免其刑規定,不包括犯罪未遂 之情形(最高法院113年度台上字第3589號判決意旨參照) 。本件被告並未自動繳交被害人所交付之受詐騙金額,是依 上開最高法院判決意旨,並無詐欺犯罪危害防制條例第47條 之適用,併此敘明。   四、上訴駁回之理由:  ㈠原審審酌被告明知現今社會詐欺案件層出不窮,嚴重侵害被 害人之財產法益及社會秩序,且被告前有多次詐欺前科(前 揭成立累犯部分,不予重複作為量刑之評價),詎猶未能知 所悔改,不思以正當途徑賺取金錢,參與本案詐欺集團,擔 任向被害人面交取款之車手,並以行使偽造特種文書、偽造 私文書等手法訛騙被害人,造成不詳被害人蒙受財產上之損 失,並使不法所得之金流層轉,無從追蹤最後去向,危害財 產交易安全,另被告就關於告訴人林文興犯行部分,所幸告 訴人林文興查覺有異報警處理,始未受有新臺幣300,000元 之財產損失,被告所為業已嚴重影響社會秩序、破壞人際間 信賴關係,復生損害於特種文書及私文書之公共信用,所為 實值非難;惟念及被告犯後尚能坦承犯行(參與犯罪組織及 洗錢部分,分別合於組織犯罪防制條例第8條第1項後段、11 2年6月16日公布生效之洗錢防制法第16條第2項之減刑事由 ),態度勉可,兼衡被告之犯罪動機、目的、手段、所生危 害、參與犯罪之分工及情節,另衡酌被告之智識程度、家庭 生活經濟狀況(見原審卷第234頁)等一切情狀,就原審判決 事實一部分量處有期徒刑1年6月,就原審判決事實二部分量 處有期徒刑11月,並定應執行有期徒刑1年9月。復就偽造如 其附表二編號1、2所示之印文、署押共計8枚,宣告依刑法 第219條規定沒收。經核原判決所為之科刑,以及就其附表 二所為之沒收,均無違誤。另洗錢防制法雖於113年7月31日 修正公布,自同年8月2日施行(第6、11條除外),比較修 正前、後之規定,固以修正後洗錢防制法第19條第1項後段 規定,有利於被告,惟所犯上揭各罪,依想像競合犯規定, 均係從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷,且不生輕罪封 鎖作用,是洗錢防制法之修正,於科刑之判決結果並無影響 。  ㈡原審就刑罰裁量職權之行使,既未逾越法律所規定之範圍, 亦無濫用權限之情形,由此已難認原審所量處之上開刑度有 何失當之處,且原審所定之應執行刑並未違背內部性及外部 性界限,顯係就被告所犯數罪為整體之非難性評價後,依比 例原則定之。至被告雖以前詞上訴主張原判決量刑過重,然 衡以原審量定刑期,已依刑法第57條各款所列,詳為斟酌如 上,即核屬原審定刑裁量權之行使,且未悖於法律秩序之理 念,符合法規範之目的,亦無違反比例、平等原則或罪刑相 當原則,且就應執行刑部分,亦未逾越刑法第51條第5款所 定法律之外部界限,裁量之刑度亦已減輕,同符合法律授與 裁量之恤刑目的,與內部界限無違,即不得任意指摘為違法 或不當,揆諸前開法律規定及說明,原判決量刑及所定應執 行刑均無過重之情,仍難指其量刑有何不當或違法。況被告 所提出之和解金額,告訴人無法接受(見本院卷第84頁), 被告未能與告訴人達成和解,量刑因子並未有何具體變動, 被告上訴主張原審量刑過重,請求撤銷原判決關於刑之部分 ,並無理由。就上開沒收部分,被告上訴並未指出有何不當 之處,此部分同無理由,是此部分之上訴,應予駁回。 五、撤銷改判(即原判決附表一編號1、2、4、5對被告所處沒收 )部分:  ㈠本件被告行為後,詐欺犯罪危害防制條例已公布施行,被告 供本案犯罪所用之物,應適用裁判時法即上開條例第48條第 1項之義務沒收規定。就原判決附表一編號1、2、4、5所示 扣案被告所有供本件詐欺犯罪所用之物,自應依上開規定宣 告沒收。原判決未及適用上開規定,自有未合。應就此部分 沒收撤銷,改依上開規定就扣案如附表編號1、2、4、5所示 之物均宣告沒收。  ㈡被告於原審及本院審理時改口辯稱其未持附表一編號1所示之 行動電話與本案詐欺集團成員聯繫,惟此與扣案手機翻拍照 片顯示該手機存有大量詐欺集團成員聯絡資訊、對話紀錄、 偽造識別證、收據翻拍照片乙節不符(見偵卷第341至370頁) ,足認被告此部分之辯解不可採信。     六、被告經本院合法傳喚,無正當理由不到庭,爰不待其陳述, 為一造辯論判決。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條、第369條前段第1項前段、 第371條、第364條、第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官張啓聰偵查起訴,檢察官賴正聲、沈念祖到庭執行 職務。 中  華  民  國  113  年  11  月  28  日          刑事第十二庭 審判長法 官 許泰誠                    法 官 施育傑                    法 官 魏俊明 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 李頤杰 中  華  民  國  113  年  11  月  28  日 附表: 編號 扣押物品名稱 數量 備註 1 iPhone14 Pro Max行動電話 (IMEI:000000000000000) (含門號0000000000號SIM卡1張) 1支 被告所有供其與本案詐欺集團成員聯繫詐欺等犯行所用之物 2 iPhoneSE行動電話 1支 被告所有供其與本案詐欺集團成員聯繫詐欺等犯行所用之物 3 iPhoneSE行動電話 (IMEI:000000000000000) 1支 同案被告朱品綸所有供其與本案詐欺集團成員聯繫詐欺等犯行所用之物 4 「德鑫投資股份有限公司」識別證 1張 被告所有供本案詐欺等犯行犯罪所用之物 5 「買賣外幣現鈔及旅行支票業務交易收據」 1張 被告所有供本案詐欺等犯行犯罪所用之物 附錄:本案論罪科刑法條全文 組織犯罪防制條例第3條 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者,處3年以上10年以下有期 徒刑,得併科新臺幣1億元以下罰金;參與者,處6月以上5年以 下有期徒刑,得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微 者,得減輕或免除其刑。 以言語、舉動、文字或其他方法,明示或暗示其為犯罪組織之成 員,或與犯罪組織或其成員有關聯,而要求他人為下列行為之一 者,處3年以下有期徒刑,得併科新臺幣3百萬元以下罰金: 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。 三、購買商品或支付勞務報酬。 四、履行債務或接受債務協商之內容。 前項犯罪組織,不以現存者為必要。 以第2項之行為,為下列行為之一者,亦同: 一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。 二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上,已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。 第2項、前項第1款之未遂犯罰之。 中華民國刑法第210條 (偽造變造私文書罪) 偽造、變造私文書,足以生損害於公眾或他人者,處5年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書,足以生損害於公眾或他人者,處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 中華民國刑法第216條 (行使偽造變造或登載不實之文書罪) 行使第210條至第215條之文書者,依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科1百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第2條 本法所稱洗錢,指下列行為: 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追訴 ,而移轉或變更特定犯罪所得。 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣1億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5000萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。

2024-11-28

TPHM-113-上訴-3726-20241128-2

臺灣新北地方法院

個人資料保護法

臺灣新北地方法院刑事判決  113年度訴字第602號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 陳證宇 上列被告因違反個人資料保護法案件,經檢察官提起公訴(112 年度偵字第64592號),被告於本院準備程序中就被訴事實為有 罪之陳述,經告知簡式審判程序之旨,並聽取當事人之意見後, 經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序,判決如下 :   主 文 甲○○犯個人資料保護法第四十一條之非公務機關未於蒐集特定目 的必要範圍內利用個人資料罪,處有期徒刑貳月,如易科罰金, 以新臺幣壹仟元折算壹日。   犯罪事實 一、甲○○與乙○○原係夫妻關係,雙方具有家庭暴力防治法第3條 第1款之家庭成員關係。甲○○明知對於個人資料之利用,應 於特定目的之必要範圍內為之,竟意圖損害他人之利益,基於 非法利用個人資料之犯意,因不滿乙○○聲請保護令,於民國11 2年6月27日20時前某日,在不詳地點,以暱稱「流星宇」在 社群網站FACEBOOK,張貼乙○○之保護令聲請狀,其上有乙○○ 之姓名、出生年月日及住址(起訴書贅載身分證字號,應予 更正)等個人資料,使不特定人均可共見共聞,而以此方式 非法利用乙○○之個人資料,足生損害於乙○○。 二、案經乙○○訴由新北市政府警察局三重分局報告臺灣新北地方 檢察署偵查起訴。   理 由 壹、程序部分   按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期 徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外,於第一次審判期 日前之準備程序進行中,被告先就被訴事實為有罪之陳述時 ,審判長得告知被告簡式審判程序之旨,並聽取當事人、代 理人、辯護人及輔佐人之意見後,裁定進行簡式審判程序, 刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。查本案被告甲○○所 犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之 罪,其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述,經法官告知 簡式審判程序之旨,並聽取公訴人、被告之意見後,本院爰 依首揭規定,合議裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。 又本案既經本院裁定改依簡式審判程序審理,則依刑事訴訟 法第273條之2、同法第159條第2項之規定,不適用傳聞法則 有關限制證據能力及證據調查之相關規定。至本判決其餘所 引用之非供述證據,並無證據證明係公務員違背法定程序所 取得,且檢察官及被告均未主張排除其證據能力(見本院卷 第77至82頁),依刑事訴訟法第158條之4反面解釋,亦認有 證據能力。 貳、實體部分 一、認定犯罪事實所憑之證據及理由:  ㈠上開犯罪事實,業據被告於偵查、本院準備程序及審理時均 坦承不諱(見臺灣新北地方檢察署112年度偵字第64592號卷 ,下稱偵卷第92頁、本院卷第74、79、81頁),核與告訴人 乙○○警詢時之陳述(見偵卷第9至11頁)相符,並有被告之 社群網站FACEBOOK暱稱「流星宇」之貼文截圖在卷可稽(見 偵卷第46至49頁),足徵被告之自白與事實相符,應堪採信 。  ㈡綜上所述,本案事證明確,被告上開犯行,堪以認定,應依 法論科。 二、論罪科刑  ㈠按家庭暴力防治法所稱家庭暴力,指家庭成員間實施身體、 精神或經濟上之騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害之行為; 家庭暴力罪,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其 他法律所規定之犯罪,家庭暴力防治法第2條第1款、第2款 分別定有明文。經查,被告與告訴人前為夫妻,兩人具有家 庭暴力防治法第3條第1款所定之家庭成員關係,是被告所為 上開犯行,為家庭暴力防治法第2條第2款所稱之家庭暴力罪 ,惟因家庭暴力防治法對於家庭暴力罪並無科處刑罰之規定 ,故應依刑法之規定予以論罪科刑。  ㈡按個人資料保護法所稱「個人資料」,係指自然人之姓名、 出生年月日、國民身分證統一編號、護照號碼、特徵、指紋 、婚姻、家庭、教育、職業、病歷、醫療、基因、性生活、 健康檢查、犯罪前科、聯絡方式、財務情況、社會活動及其 他得以直接或間接方式識別該個人之資料;所稱「蒐集」, 指以任何方式取得個人資料;所稱「利用」,指將蒐集之個 人資料為處理以外之使用,個人資料保護法第2條第1款、第 3款、第5款定有明文。又非公務機關對個人資料之利用,除 第6條第1項所規定資料外,應於蒐集之特定目的必要範圍內 為之,個人資料保護法第20條第1項前段亦定有明文。  ㈢核被告所為,係違反個人資料保護法第20條第1項之規定(起 訴書漏載之,併予指明),而犯同法第41條之非公務機關未 於蒐集之特定目的必要範圍內利用個人資料罪。   ㈣爰以行為人之責任為基礎,審酌被告任意使用告訴人之個人 資料,所為實有不該,然考量被告犯後坦承犯行,並與告訴 人達成調解,犯後態度應屬良好,另參以被告自陳其國中肄 業之智識程度、在市場工作,月薪約新臺幣4萬元,離婚, 要扶養2個小孩之家庭生活及經濟狀況(見本院卷第81頁) ,以及被告實施本件犯行之目的、手段及侵害之法益嚴重程 度,爰量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折算標準如 主文所示。 據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段,判決如主文。 本案經檢察官張啓聰偵查起訴,檢察官詹啟章到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  11  月  28  日          刑事第十九庭 法 官 鄭芝宜 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內敘明上訴理由,向本院提 出上訴狀 (應附繕本) ,上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者,應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。                  書記官 洪怡芳 中  華  民  國  113  年  11  月  28  日 附錄本案論罪科刑法條: 個人資料保護法第20條 非公務機關對個人資料之利用,除第六條第一項所規定資料外, 應於蒐集之特定目的必要範圍內為之。但有下列情形之一者,得 為特定目的外之利用: 一、法律明文規定。 二、為增進公共利益所必要。 三、為免除當事人之生命、身體、自由或財產上之危險。 四、為防止他人權益之重大危害。 五、公務機關或學術研究機構基於公共利益為統計或學術研究而 有必要,   且資料經過提供者處理後或經蒐集者依其揭露方式無從識別 特定之當   事人。 六、經當事人同意。 七、有利於當事人權益。 非公務機關依前項規定利用個人資料行銷者,當事人表示拒絕接 受行銷時,應即停止利用其個人資料行銷。 非公務機關於首次行銷時,應提供當事人表示拒絕接受行銷之方 式,並支付所需費用。 個人資料保護法第41條 意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益,而違反第六 條第一項、第十五條、第十六條、第十九條、第二十條第一項規 定,或中央目的事業主管機關依第二十一條限制國際傳輸之命令 或處分,足生損害於他人者,處五年以下有期徒刑,得併科新臺 幣一百萬元以下罰金。

2024-11-28

PCDM-113-訴-602-20241128-1

審易
臺灣新北地方法院

傷害等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審易字第3477號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 黃智輝 上列被告因傷害等案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第184 33號),被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述,經告 知簡式審判程序之旨,並聽取當事人之意見後,經本院裁定行簡 式審判程序審理,判決如下:   主 文 乙○○犯恐嚇危害安全罪,處拘役肆拾日,如易科罰金,以新臺幣 壹仟元折算壹日;又犯傷害罪,處拘役伍拾日,如易科罰金,以 新臺幣壹仟元折算壹日。應執行拘役捌拾日,如易科罰金,以新 臺幣壹仟元折算壹日。   事 實 一、乙○○與代號AD000-K113028之女子(下稱甲 )原為男女朋友 關係,乙○○因甲 有意分手,竟分別為下列行為:(一)乙○○ 基於恐嚇及跟蹤騷擾之犯意,於附表所示之時間,持續對甲 為如附表所示之恐嚇、接近甲 住所及干擾等跟蹤騷擾行為 ,使甲 心生畏怖,致生危害於甲 之安全,並足以影響甲 之日常生活。(二)乙○○另基於傷害之犯意,於民國113年2月 17日10時11分許,在新北市○○區○○路000號之統一超商店內 ,徒手攻擊甲 右臉頰,致其受有右臉挫傷之傷害。   二、案經甲 訴由新北市政府警察局新莊分局報告臺灣新北地方 檢察署檢察官偵查起訴。   理 由 一、查本案被告乙○○所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以 上有期徒刑以外之罪,其於準備程序中就前揭被訴事實為有 罪之陳述,經本院告知簡式審判程序之旨,並聽取公訴人、 被告之意見後,經裁定進行簡式審判程序審理,則本案證據 之調查,依刑事訴訟法第273條之2規定,自不受同法第159 條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第   164條至第170條規定之限制,合先敘明。   二、上開犯罪事實,業據被告於本院準備程序及審理時坦承不諱 ,核與證人即告訴人甲 於警詢時證述之情節相符(見偵字 卷第15至23、239至243頁),並有告訴人手機門號之受信通 聯紀錄報表、通訊軟體LINE通話錄音檔案譯文、通訊軟體LI NE對話紀錄截圖、告訴人提出之驗傷診斷書、便利商店監視 器影像截圖各1份在卷可稽(見偵字卷第25至46頁、第93至2 25、257至391頁、第393頁;彌封偵字卷第5至7頁、第33至3 5頁),足認被告上開任意性自白與事實相符,堪以採信。 本案事證明確,被告犯行洵堪認定,應依法論科。 三、論罪科刑: (一)罪名:   核被告就上開事實一(一)所為,係犯刑法第305條之恐嚇危 害安全罪、跟蹤騷擾防制法第18條第1項之實行跟蹤騷擾罪 ;就上開事實一(二)所為,則係犯刑法第277條第1項之傷害 罪。  (二)罪數: 1、就事實一(一)部分:     ⑴按跟蹤騷擾防制法第18條第1項之跟蹤騷擾罪,係處罰行為人 實行同法第3條第1項所稱之跟蹤騷擾行為,而所謂之跟蹤騷 擾行為,依同法第3條第1項規定,又係以行為人對特定人「 反覆或持續」實行跟蹤騷擾行為為其要件,顯然本罪之成立 ,本身即具有集合犯之特性,是被告雖於附表所示之時間( 112年10月17日起至113年2月17日),有多次對甲 為附表所 示之恐嚇、接近甲 住所及干擾等跟蹤騷擾行為,然顯係基 於單一之目的,反覆持續為之,侵害同一告訴人即甲 法益 ,依上說明,自應認係集合犯,僅需論以一實行跟蹤騷擾罪 。   ⑵被告所為上開跟蹤騷擾行為,同時觸犯實行跟蹤騷擾罪及恐 嚇危害安全罪兩罪名,為想像競合犯,依刑法第55條規定, 應從一重之恐嚇危害安全罪處斷。 2、被告就犯罪事實一(一)所犯之恐嚇危害安全罪、犯罪事實一 (二)所犯之傷害罪,犯意各別,行為互殊,應分論併罰。 (三)量刑:   爰審酌被告與告訴人前為男女朋友關係,不思以理性平和方 式處理感情問題,僅因告訴人有意與其分手,即多次以上開 方式恐嚇告訴人,並對告訴人實行跟蹤騷擾行為,致告訴人 心生恐懼,足以影響告訴人日常生活及社會活動,且動手傷 害告訴人之身體,其所為均不足取;兼衡其素行紀錄(見卷 附臺灣高等法院被告前案紀錄表)、智識程度(見本院卷附 之被告個人戶籍資料查詢結果)、自陳之家庭生活經濟狀況 (見本院簡式審判筆錄第4頁)、告訴人所受損害程度,及 犯後坦承犯行,惟未能與告訴人達成和解或取得諒解等一切 情狀,分別量處如主文所示之刑,並均諭知如易科罰金之折 算標準,及定其應執行刑,並諭知如易科罰金之折算標準。 據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段,跟蹤騷擾防制法第18條第1項,刑法第11條前段、第305條、 277條第1項、第55條、第51條第6款、第41條第1項前段,刑法施 行法第1條之1第1項,判決如主文。 本案經檢察官張啓聰偵查起訴,檢察官陳冠穎到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  11  月  27  日          刑事第二十五庭 法 官 白光華     上列正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內敘明上訴理由,向本院提 出上訴狀(應附繕本),上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由 者,應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上 級法院」。                  書記官 楊貽婷 中  華  民  國  113  年  11  月  27  日 附錄本案論罪科刑法條全文:   跟蹤騷擾防制法第3條 本法所稱跟蹤騷擾行為,指以人員、車輛、工具、設備、電子通 訊、網際網路或其他方法,對特定人反覆或持續為違反其意願且 與性或性別有關之下列行為之一,使之心生畏怖,足以影響其日 常生活或社會活動: 一、監視、觀察、跟蹤或知悉特定人行蹤。 二、以盯梢、守候、尾隨或其他類似方式接近特定人之住所、居 所、學校、工作場所、經常出入或活動之場所。 三、對特定人為警告、威脅、嘲弄、辱罵、歧視、仇恨、貶抑或 其他相類之言語或動作。 四、以電話、傳真、電子通訊、網際網路或其他設備,對特定人 進行干擾。 五、對特定人要求約會、聯絡或為其他追求行為。 六、對特定人寄送、留置、展示或播送文字、圖畫、聲音、影像 或其他物品。 七、向特定人告知或出示有害其名譽之訊息或物品。 八、濫用特定人資料或未經其同意,訂購貨品或服務。 對特定人之配偶、直系血親、同居親屬或與特定人社會生活關係 密切之人,以前項之方法反覆或持續為違反其意願而與性或性別 無關之各款行為之一,使之心生畏怖,足以影響其日常生活或社 會活動,亦為本法所稱跟蹤騷擾行為。 跟蹤騷擾防制法第18條 實行跟蹤騷擾行為者,處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新 臺幣10萬元以下罰金。 攜帶凶器或其他危險物品犯前項之罪者,處5年以下有期徒刑、 拘役或科或併科新臺幣50萬元以下罰金。 第1項之罪,須告訴乃論。 檢察官偵查第1項之罪及司法警察官因調查犯罪情形、蒐集證據 ,認有調取通信紀錄及通訊使用者資料之必要時,不受通訊保障 及監察法第11條之1第1項所定最重本刑3年以上有期徒刑之罪之 限制。 中華民國刑法第277條 傷害人之身體或健康者,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以 下罰金。 犯前項之罪,因而致人於死者,處無期徒刑或7年以上有期徒刑 ;致重傷者,處3年以上10年以下有期徒刑。 中華民國刑法第305條 以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人,致生危害 於安全者,處2年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 附表: 編號 時間 行為 證據 1 112年10月17日 在不詳地點恐嚇告訴人:要死大家一起死。 被告供述、告訴人指述 2 112年10月17日 被告至告訴人租屋處敲門,告訴人開門後仍舊大小聲,以此方式接近告訴人住所而騷擾告訴人。 被告供述、告訴人指述 3 112年10月底 被告至告訴人租屋處後坐在大門口樓梯,告訴人請保全驅離被告後始離去,以此方式接近告訴人住所而騷擾告訴人。 被告供述、告訴人指述 4 112年10月31日 以通訊軟體LINE通話恐嚇告訴人:你不要再逼我了,我現在想要放過你,你不要再逼我喔,我現在想要放過你,你不要再逼我喔。 錄音檔譯文第7頁(偵字卷第105、269頁) 5 112年10月31日 以通訊軟體LINE通話恐嚇告訴人:你如果要這麼機歪,我正經會讓你死!我跟你講。 錄音檔譯文第10頁(偵字卷第111、275頁) 6 112年10月31日 以通訊軟體LINE通話恐嚇告訴人:誰叫你要做了這麼機歪的事。你活該呀你怪誰啊誰叫你要這樣啊,你知道你把我封鎖掉我會抓狂,我會去告訴你的店長,我會讓你活不下去,你不信啊? 錄音檔譯文第15頁(偵字卷第121、285頁) 7 112年10月31日 以通訊軟體LINE通話向告訴人稱:「請問一下我今天不跟你們店長講,你會跟我講話嗎?」而對告訴人進行干擾。 錄音檔譯文第37頁(偵字卷第165、329頁) 8 112年10月31日 以通訊軟體LINE通話恐嚇告訴人:○○○【按:甲 全名】不要臉。因為我喜歡打擾你嘛。你那種下賤的行為。要不要把那個影片發給你們店長跟邱哥。 錄音檔譯文第59頁(偵字卷第207、373頁) 9 112年12月31日 以通訊軟體LINE傳訊給告訴人稱:「說到做到喔,不然小心走路會跌跤摔斷腿喔!」而對告訴人進行干擾。 對話紀錄擷圖(偵字卷第393頁) 10 112年10月23日至113年2月17日 以撥打電話及傳送簡訊方式持續對告訴人進行干擾(通聯日期: 112年10月23日、112年10月31日、112年11月25日、113年1月14日、113年1月15日、113年1月20日、113年1月28日、113年1月30日、113年1月31日、113年2月1日、113年2月4日、113年2月9日、113年2月14日、113年2月17日) 告訴人手機門號之通聯紀錄(偵字卷第25至46頁)

2024-11-27

PCDM-113-審易-3477-20241127-1

上易
臺灣高等法院

恐嚇

臺灣高等法院刑事判決 113年度上易字第958號 上 訴 人 即 被 告 黃偉誠 韓亞麗 共 同 選任辯護人 陳立曄律師 陳君沛律師 上列上訴人因恐嚇案件,不服臺灣臺北地方法院於中華民國113 年3月21日所為111年度易字第138號第一審判決(起訴案號:臺 灣臺北地方檢察署110年度偵字第8941號),提起上訴,本院判 決如下:   主   文 上訴駁回。   事實及理由 壹、犯罪事實、證據及理由:   臺灣臺北地方法院(以下簡稱原審)認被告韓亞麗、黃偉誠 (以下簡稱被告2人)與許永竹(所涉共同犯恐嚇取財罪已 經原審判決有罪確定)共同犯恐嚇取財罪,各判處韓亞麗、 黃偉誠有期徒刑6月、併科罰金及諭知易科罰金的折算;同 時,對韓亞麗未扣案的犯罪所得新臺幣(下同)13萬元諭知 沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價 額,以及就扣案面額100萬元本票4張、50萬元本票2張及切 結書1張諭知沒收。經本院審理結果,認原審就被告2人的犯 罪事實認定、法律適用、量處罪刑與諭知沒收均無不當,應 予以維持。 貳、被告上訴意旨及辯護人為被告所為的辯解: 一、韓亞麗辯稱:   我是受害人,我沒有恐嚇告訴人,因為告訴人的詐賭行為, 我現在生活很苦,請替我作主。 二、黃偉誠辯稱:   我沒有恐嚇,我不服原審判決,我否認犯罪。 三、辯護人為被告2人所為的辯解:   本件從偵查中就一直以有罪推定的方式來處理,認為是韓亞 麗叫黑道來要錢、周遭圍觀的人都是韓亞麗叫來的,但是被 告2人從偵查、原審至鈞院,都供稱沒有恐嚇、沒有請人圍 堵,這些人都僅是圍觀喝酒的酒客,並且一再說明有詐賭的 事情。再者,據陳靖蔚在鈞院審理時的證詞,可知當天不論 是在停車場圍觀或是到小南國餐廳的人,都是本來要去喝酒 的酒客,萬華那邊的酒店就是這樣,酒客就會走來走去。如 果在停車場真的是要圍堵告訴人2人,陳靖蔚怎麼還會跟著 一起去小南國餐廳?另依陳靖蔚、許進贊在鈞院審理時的證 詞,2位證人都證稱當天在小南國餐廳確實有爭吵、有大小 聲,但是並無剁手剁腳、並無拿出武器的恐嚇事實,可見被 告2人在客觀上並不具備恐嚇取財的構成要件。何況從韓亞 麗的提款記錄可知,韓亞麗連續4、5年間提款賭博,數百萬 元的存款就這樣消失,這很明顯算詐賭的間接證據,縱使非 詐賭,這也是賭博行為,賭債非債,告訴人2人本無權利直 接拿走韓亞麗的財物,即不會有不法所有意圖。綜上,請諭 知被告2人無罪判決。 參、本院駁回被告上訴的理由: 一、檢察官、被告2人及其辯護人所不爭執的事實:   本院於準備程序偕同檢察官、被告2人及其辯護人整理本件 不爭執與爭執事項,雙方同意如下:  ㈠韓亞麗與告訴人盛堯僥同在中國大陸地區出生,告訴人廖學 記為盛堯僥的男友。韓亞麗多年來與告訴人2人等人有從事 賭博行為,韓亞麗懷疑她遭詐賭而蒙受高額賭債之事與告訴 人2有關。  ㈡告訴人2人於109年12月28日23時55分至57分,在臺北市○○區○ ○路0段00巷0號前停車場(以下簡稱西園路停車場)碰到韓 亞麗、許永竹、林坤旺、陳靖蔚等數名男女。廖學記使用手 機聯繫友人後,田奇光及李榮昌於12月29日0時4分左右抵達 西園路停車場;韓亞麗亦立刻聯繫友人趙紫麟,趙紫麟到場 後,韓亞麗與趙紫麟在西園路停車場前與告訴人2人理論, 主張2人應對詐賭一事負責。  ㈢其後,韓亞麗、許永竹、趙紫麟與告訴人2人、田奇光、李榮 昌及數名真實身分不詳的成年男女於翌(29)日0時20分前 往臺北市○○區○○街00巷0號「小南國餐廳」(以下簡稱小南 國餐廳)商討前述詐賭之事。黃偉誠為韓亞麗的男友,經韓 亞麗的聯繫,於同日2時30分左右抵達小南國餐廳。  ㈣告訴人2人在小南國餐廳時,分別被安排在不同的包廂內。其 後,告訴人2人依韓亞麗、黃偉誠的要求,於翌日凌晨3時左 右,各自簽發面額100萬元本票2張、50萬元本票1張,廖學 記並依要求向在場友人田奇光借貸現金10萬元,盛堯僥則被 帶到ATM提領現金3萬元,2人將共計13萬元交予韓亞麗收受 。嗣廖學記又依指示當場書寫承認詐賭的切結書1張後,廖 學記及盛堯僥始於4時左右離去。  ㈤以上事情,已經告訴人2人、趙紫麟、田奇光、許永竹、陳靖 蔚與許進贊等人於警詢、偵訊、原審或本院審理時分別證述 屬實,且有原審勘驗西園路停車場及小南國餐廳的監視器影 像畫面所製作的勘驗筆錄與附圖、廖學記所簽發面額100萬 元本票2張及50萬元本票1張、盛堯僥所簽發面額100萬元本 票2張及50萬元本票1張、廖學記所書寫承認詐賭之切結書等 件在卷可證,並為檢察官、被告2人及辯護人所不爭執,這 部分事實可以認定。 二、韓亞麗、許永竹等人於109年12月28日先在西園路停車場要 求告訴人2人一同前往小南國餐廳商討詐賭之事;其後,被 告2人、許永竹與真實身分不詳的數名男子等人109年12月29 日在小南國餐廳時,確實有以加害於身體的恐嚇言行,致告 訴人2人心生畏懼,分別簽發本票、切結書及交付現款13萬 元予韓亞麗收受:  ㈠廖學記於警詢、偵查及原審審理時證稱:我被韓亞麗及其餘 數名男女帶至小南國餐廳後,其中1名男子很兇的質疑我詐 賭,他便毆打我的頸部,韓亞麗則衝過去抓住盛堯僥的頭髮 還毆打她的頭部,隔了一段時間黃偉誠帶著本票把我帶到另 一個包廂,黃偉誠跟我說隔壁包廂的盛堯僥已經承認詐賭, 要我也承認詐賭、簽本票,另1名男子說如不簽本票要把手 剁掉或把手腳打爛,我感覺生命受到威脅,只好簽了本票、 承認詐賭的切結書,他們又要我給現金30萬元,我只好跟在 場朋友田奇光借了10萬元,另外一個人帶著盛堯僥去提領3 萬元,將13萬元交付給他們等語。而盛堯僥於警詢、偵查及 原審審理時證稱:我在西園路停車場被數名男女帶至小南國 餐廳,其中1名男子說我跟廖學記詐賭,要求我們承認詐賭 ,韓亞麗則是掐住我脖子、拉我頭髮、打我頭部,之後廖學 記被黃偉誠帶去隔壁包廂,有1名男子跟我說,隔壁的廖學 記已經承認詐賭,叫我也要承認,許永竹則拿出本票要我一 起寫,還有非被告3人的1名矮矮的男子說如果不簽本票就要 剁我手腳或把我手腳打爛,我很害怕便簽了本票,之後他們 又要求交付現金30萬元才能離開,我便被帶到ATM提領了3萬 元交給他們,廖學記也向在場友人借了10萬元並交付給他們 ,還有1名男子要求廖學記書寫承認詐賭的切結書,廖學記 寫完後他們才放我跟廖學記離去等語。綜上,告訴人2人就 事發過程證述的情節大致相符,核與前述原審勘驗西園路停 車場及小南國餐廳的監視器影像畫面所製作的勘驗筆錄與附 圖大致相符,並有告訴人2人所簽發的本票及廖學記所書寫 承認詐賭的切結書等件在卷可證,應認上述告訴人2人證述 遭恐嚇才簽發本票與切結書的證詞可以採信。   ㈡田奇光於偵訊時證稱:109年12月29日0時左右,告訴人2人用 LINE傳訊息給我,說有急事找我,我便前往西園路停車場, 到場後看到告訴人2人和其他數名男女在講話,又說要去小 南國餐廳,我便一起跟去,抵達小南國餐廳後,他們開始爭 執,1名女子對盛堯僥說:「我們是同鄉,妳為什麼要騙我 ?」還抓住盛堯僥的頭髮,盛堯僥否認詐騙,現場有人要求 告訴人2人必須簽本票,告訴人廖學記跟我借10萬元,我便 拿10萬元借給廖學記,依當下情境告訴人2人理應會聽令簽 發本票等語。而李榮昌於偵訊時證稱:109年12月29日0時左 右,我跟著田奇光一起前往西園路停車場,到場後告訴人2 人和其他數名男女在講話,我跟田奇光也跟在他們後面,一 起前往小南國餐廳,我在小南國餐廳有聽到有人揚言若不配 合即要拿刀子等言語,我也看到廖學記被打了一拳,他們恐 嚇廖學記,要求廖學記承認某件事,1名女子對盛堯僥說: 「我們是同鄉,妳為什麼要騙我?」還抓住盛堯僥的頭髮, 現場有人說了許多恐嚇言論,要求告訴人2人必須簽本票, 我也知道田奇光有借10萬元現金給廖學記等語。綜上,田奇 光、李榮昌作為在場見證事發經過之人,2人證述在小南國 餐廳發生之事互核一致,且就①告訴人2人遭以言語恐嚇、② 告訴人2人遭強求自承詐賭、③廖學記有遭真實身分不詳男子 毆打一下、④盛堯僥遭韓亞麗拉扯頭髮、⑤廖學記被帶至另一 個包廂,告訴人2人是在不同包廂內,分別由黃偉誠及其餘 真實身分不詳男子、許永竹及其餘真實身分不詳男子要求簽 發本票、⑥告訴人2人受上述情狀所迫而簽發本票及交付現金 等事情,與告訴人2人證述的情節大致相符,可以採信。是 以,田奇光、李榮昌2人的證詞,自足以作為告訴人2人證述 遭恐嚇才簽發本票與切結書的補強證據。  ㈢陳靖蔚、許進贊於本院審理時,雖分別證稱當天在小南國餐 廳確實有爭吵、有大小聲,但是並沒有聽到有人說剁手剁腳 等語。惟查,由前述不爭執事項所示,告訴人2人自109年12 月29日0時20分與被告等人前往小南國餐廳,到同日4時左右 離去小南國餐廳時為止,期間將近4個小時。而陳靖蔚於本 院審理時證稱:「(問:你進去餐廳後待了多久?)差不多 5至10分鐘。(問:當時為何會離開?)我們在不同包廂。 (問:離開是指離開餐廳還是到別的包廂?)我跟朋友打招 呼就離開餐廳了」等語(本院卷二第67頁);許進贊於本院 審理時證稱:「(問:你說是去廁所看到有人爭吵?)是。 (問:是你去廁所之前他們就在吵了嗎?)對,因為門開開 所以我走過去就看到……那麼多人在那邊,我剛好上廁所出來 ,僅是好奇在那邊看,他們說什麼其實我聽不太清楚。(問 :你在那邊看多久?)約15分鐘……(問:離開的時候他們還 有無在爭吵?他們人是否還在包廂裡面?)我不知道」等語 (本院卷二第69-70頁)。由此可知,陳靖蔚、許進贊雖證 稱當天在小南國餐廳並沒有聽到有人說剁手剁腳等語,但陳 靖蔚、許進贊或因為在小南國餐廳停留時間短暫,或僅短暫 片刻在場見聞衝突經過,自不能以這2人的前述證詞,而為 有利於被告2人的認定。何況黃偉誠於原審審理時自承:現 場還有好幾個人很兇,說要把廖學記怎樣等語(原審易字卷 二第183-184頁);許永竹於原審時自承:韓亞麗說她抓到 告訴人2人詐賭的事情,小南國餐廳是公共場所,大家在喝 酒唱歌時,看不下去才打他的等語(原審審易字卷第58頁, 易字卷二第159頁);韓亞麗於偵查中自承:我有揪住盛堯 僥的頭髮,指責她欺騙等語。是以,陳靖蔚、許進贊的證詞 並不足以為有利於被告2人的認定,被告2人、許永竹與真實 身分不詳的數名男子等人在小南國餐廳時,確實有以加害於 身體的恐嚇言行,致告訴人2人心生畏懼,分別簽發本票、 切結書及交付現款13萬元予韓亞麗收受等情,被告2人上訴 意旨否認有施以恐嚇的言行,顯然是事後卸責之詞,並不可 採。 三、被告2人與許永竹是共同意圖為自己不法所有,基於恐嚇取 財、得利的犯意聯絡,以加害於身體的恐嚇言行,致告訴人 2人心生畏懼,分別簽發本票、切結書及交付現款13萬元予 韓亞麗收受:  ㈠刑法第346條第1項規定:「意圖為自己或第三人不法之所有 ,以恐嚇使人將本人或第三人之物交付者,處6月以上5年以 下有期徒刑,得併科3萬元以下罰金。」而所謂的「恐嚇」 ,指凡一切言語、舉動足以使人生畏怖心者均屬之,該言語 或舉動是否足以使他人生畏怖心,應依社會一般觀念衡量之 。恐嚇罪成立的重點,在於行為人向被害人傳達其能影響、 實現的未來惡害,使被害人不能無懼於勒索要求,某些表面 上看來不具恫嚇性的通知或建議,也可能解讀為恐嚇。行為 人是否有實現所宣稱惡害的意願,則非重點,即只要行為人 通知讓被害人可感受的惡害,就可成立恐嚇。又行為人所意 圖獲取的利益必須在客觀上是不法,即行為人勒索的利益欠 缺一個屆期且無抗辯存在的請求權。亦即,如行為人對於勒 索利益擁有民法請求權者,受其要脅之人本即有財產法上義 務應予履行,實質上未受財產損失,自不受本罪保護。據此 可知,依民法第71條、第72條規定,賭博行為在法律評價上 被認為違背法令與善良風俗,賭債自非有效之債,出於追討 賭債的行為人主觀心態上對該利益的不法具有認識,自應認 為具有不法所有的意圖與故意;縱使行為人誤認其具有權利 討債時,因為賭博在臺灣社會屬於違背法令與善良風俗的行 為,此為公眾周知的事實,此種不知法律難認具有正當理由 ,依刑法第16條本文規定,自應認行為人仍具罪責。  ㈡辯護人雖為被告2人辯稱:從韓亞麗的提款記錄可知,韓亞麗 連續4、5年間提款賭博,這明顯是韓亞麗遭告訴人2人詐賭 的間接證據,縱使非詐賭,賭債非債,告訴人2人本無權利 直接拿走韓亞麗的財物,即不會有不法所有意圖等語。惟查 ,韓亞麗與盛堯僥同在中國大陸地區出生,韓亞麗多年來與 告訴人2人有從事賭博行為,已如前述不爭執事項所示。韓 亞麗於本院審理時所提出105年5月至12月的上證1、上證2的 存提款紀錄及個人記帳本(本院卷一第95-351頁),至多僅 能證明韓亞麗於案發前有與告訴人2人從事賭博行為,尚不 得據此遽認被告2人有對韓亞麗詐賭。縱認韓亞麗懷疑她遭 詐賭而蒙受高額賭債之事與告訴人2人有關,賭債並非有效 成立的債權債務關係,已如前述,則韓亞麗因賭博而交付與 被告2人的財物,自不得再向被告2人追償,而非辯護人辯護 意旨所指:「告訴人2人本無權利直接拿走韓亞麗的財物, 即不會有不法所有意圖」。是以,依照上述規定及說明所示 ,被告2人出於追討賭債的主觀心態上對該利益的不法具有 認識,具有不法所有的意圖與故意,應認辯護人為被告2人 所為此部分的辯解,亦不可採。 肆、結論:   綜上所述,本院審核全部卷證資料並調查證據後,認定原審 就本件犯罪事實認定、法律適用均無不當,對被告2人所為 的論罪科刑核屬妥適,本院已經依法詳予說明理由如上所示 。是以,被告2人的上訴意旨為無理由,應予以駁回。 伍、適用的法律:   刑事訴訟法第368條。 本案經檢察官牟芮君偵查起訴,由檢察官張啓聰於本審到庭實行 公訴。 中  華  民  國  113  年  11  月  27  日          刑事第八庭  審判長法 官 廖建瑜                              法 官 文家倩                                        法 官 林孟皇 本正本證明與原本無異。 不得上訴。                    書記官 邵佩均 中  華  民  國  113  年  11  月  27  日

2024-11-27

TPHM-113-上易-958-20241127-1

上訴
臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第4864號 上 訴 人 即 被 告 鄭瑞呈 高士恭 選任辯護人 蔡坤廷律師 上列上訴人因詐欺等案件,不服臺灣臺北地方法院中華民國113 年5月23日所為112年度訴字第1527號與第1528號、113年7月4日 所為113年度訴緝字第51號第一審判決(起訴案號:臺灣臺北地 方檢察署112年度偵字第30853號,移送併辦案號:112年度偵字 第38956號),提起上訴,本院判決如下:   主   文 上訴駁回。   事實及理由 壹、審理範圍: 一、刑事訴訟法第348條第1項、第3項分別規定:「上訴得對於 判決之一部為之」、「上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保 安處分一部為之」。立法理由指出:「為尊重當事人設定攻 防之範圍,並減輕上訴審審理之負擔,容許上訴權人僅針對 刑、沒收或保安處分一部提起上訴,其未表明上訴之認定犯 罪事實部分,則不在第二審之審判範圍。如為數罪併罰之案 件,亦得僅針對各罪之刑、沒收、保安處分或對併罰所定之 應執行刑、沒收、保安處分,提起上訴,其效力不及於原審 所認定之各犯罪事實,此部分犯罪事實不在上訴審審查範圍 」。由此可知,當事人一部上訴的情形,約可細分為:一、 當事人僅就論罪部分提起一部上訴;二、當事人不服法律效 果,認為科刑過重,僅就科刑部分提起一部上訴;三、當事 人僅針對法律效果的特定部分,如僅就科刑的定應執行刑、 原審(未)宣告緩刑或易刑處分部分提起一部上訴;四、當 事人不爭執原審認定的犯罪事實、罪名及科刑,僅針對沒收 部分提起一部上訴。是以,上訴人明示僅就量刑、定應執行 刑、(未)宣告緩刑、易刑處分或(未)宣告沒收部分上訴 時,第二審法院即不再就原審法院所認定的犯罪事實為審查 ,而應以原審法院所認定的犯罪事實及未上訴部分,作為上 訴意旨指摘原審判決特定部分妥適與否的判斷基礎。 二、本件臺灣臺北地方法院(以下簡稱原審)判決後,被告丁○○ 、丙○○分別提起上訴,檢察官則未上訴。丁○○上訴意旨略以 :原審似未依刑法第30條幫助犯或洗錢防制法自白減輕其刑 規定,減輕我的刑度至最低法定刑以下,而且我是因為要扶 養未成年子女,迫於經濟壓力而為此犯行,我願意與告訴人 和解,請改判處得易科罰金或易服勞動服務的刑度等語。丙 ○○上訴意旨略以:原審判太重,我希望可以減刑等語;辯護 人亦為他辯稱:依照被害人鄭其松及共犯吳彤所述,丙○○參 與犯罪的態樣很輕微,原審並未審酌,而且丙○○真的有意願 與被害人和解,只是因為被害人請求賠償的金額超出他的負 擔,才沒有達成和解,何況他並無犯罪前科,讓他有得以易 服社會勞動的機會,就足以達到教化的功能等語。是以,本 件僅由被告2人就原審判決量刑部分提起一部上訴,依照上 述規定及說明所示,本院自僅就原審判決此部分是否妥適進 行審理,原審判決其他部分並非本院審理範圍,應先予以說 明。 貳、本院駁回被告2人上訴的理由: 一、原審對被告2人所為的量刑並未有裁量逾越或裁量濫用的明 顯違法情事,亦未違反罪刑相當原則或平等原則,於法核無 違誤:  ㈠量刑又稱為刑罰的裁量,是指法官就具體個案在應適用刑罰 的法定範圍內,決定應具體適用的刑罰種類與刑度而言。由 於刑罰裁量與犯罪判斷的定罪,同樣具有價值判斷的本質, 其中難免含有非理智因素與主觀因素,因此如果沒有法官情 感上的參與,即無法進行,法官自須對犯罪行為人個人及他 所違犯的犯罪行為有相當瞭解,然後在實踐法律正義的理念 下,依其良知、理性與專業知識,作出公正與妥適的判決。 我國在刑法第57條定有法定刑罰裁量事實,法官在個案作刑 罰裁量時,自須參酌各該量刑因子,並善盡說理的義務,說 明個案犯罪行為人何以應科予所宣告之刑。量刑既屬法院得 依職權自由裁量的事項,乃憲法保障法官獨立審判的核心, 法院行使此項裁量權,亦非得以任意或自由為之,除應符合 法定要件之外,仍應受一般法律原理原則的拘束,亦即仍須 符合法律授權的目的、法律秩序的理念、國民法律感情及一 般合法有效的慣例等規範,尤其應遵守比例原則及平等原則 的意旨,避免個人好惡、特定價值觀、意識型態或族群偏見 等因素,而影響犯罪行為人的刑度,形成相類似案件有截然 不同的科刑,以致造成欠缺合理化、透明化且無正當理由的 量刑歧異,否則即可能構成裁量濫用的違法。如原審量刑並 未有裁量逾越或裁量濫用的明顯違法情事,當事人即不得任 意指摘其為違法,上級審也不宜動輒以情事變更(如被告與 被害人於原審判決後達成和解)或與自己的刑罰裁量偏好不 同,而恣意予以撤銷改判。   ㈡本件原審已參酌刑法第57條所定刑罰裁量事實,善盡說理的 義務,而對被告2人量處如原審判決所示之刑,並未有逾越 法律所定的裁量範圍;而被告2人也未提出本件與我國司法 實務在處理其他類似案例時,有裁量標準刻意不一致而構成 裁量濫用的情事。再者,被告2人犯幫助加重詐欺罪、幫助 洗錢罪,應從一重的幫助加重詐欺罪處斷,而刑法第339條 之4第1項第2款的三人以上共同犯詐欺取財罪的法定刑為「1 年以上7年以下有期徒刑,得併科100萬元以下罰金」,原審 在量刑時,依修正前洗錢防制法第16條第2項規定的減刑情 狀,就被告2人所犯之罪分別量處有期徒刑1年、8月,顯然 均已從輕酌定,所為的量刑即無違反罪刑相當。又被告2人 的犯罪態樣,是以輪班看管提供帳戶幫助本案詐欺集團洗錢 的鄭其松而幫助犯加重詐欺取財罪,顯見被告2人雖未經檢 察官認定妨害自由(鄭其松委由其女友向警報案遭丁○○妨害 自由的罪嫌,經臺灣臺北地方檢察署檢察官以111年度偵字 第14031號偵查後,因罪嫌不足為由而為不起訴處分,鄭其 松不服聲請再議,臺灣高等檢察署檢察長以112年度上聲議 字第4499號駁回再議而確定),但被告2人輪班看管鄭其松 ,其等的犯罪態樣、危害性與可責性仍較單純提供帳戶、臉 書帳號或行動電話門號等幫助犯加重詐欺取財罪之人為重, 則原審對被告2人量處如前所述的刑度,亦難認有違罪刑相 當原則。另被告2人雖表示有意與3位被害人和解,但被害人 戊○○、乙○○、甲○○並未於本院所安排的調解期日及審理期日 到庭,戊○○並來電表示無意與被告2人和解等語(這有本院 公務電話紀錄在卷可佐),顯見被害人並無和解之意。何況 原審依被告2人所為犯罪態樣、危害性與可責性的不同,敘 明理由而在量刑上予以差異化的處理,亦難認有違反平等原 則。是以,被告2人上訴意旨指摘原審判決量刑不當部分, 均無理由,均應駁回他們的上訴。 二、被告2人並無詐欺犯罪危害防制條例(以下簡稱詐欺防制條例 )偵審中自白減刑規定的適用,原審未及比較新舊法,核屬 無害瑕疵,不得據以作為撤銷原審宣告刑的理由:     ㈠被告2人行為後,詐欺防制條例於113年7月31日制定公布,自 同年8月2日起生效施行。詐欺防制條例第47條規定:「犯詐 欺犯罪,在偵查及歷次審判中均自白,如有犯罪所得,自動 繳交其犯罪所得者,減輕其刑;並因而使司法警察機關或檢 察官得以扣押全部犯罪所得,或查獲發起、主持、操縱或指 揮詐欺犯罪組織之人者,減輕或免除其刑。」因其目的既在 訴訟經濟,並以繳交犯罪所得佐證悛悔實據,莫使因犯罪而 保有利益,解釋上自不宜過苛,否則反而嚇阻欲自新者,顯 非立法本意。因此,此處所謂「自動繳交全部所得財物」, 自是以繳交各該行為人自己實際所得財物的全部為已足,不 包括其他共同正犯的所得在內,且犯罪所得如經查扣,被告 實際上沒有其他的所得時,亦無再其令重覆繳交,始得寬減 其刑之理。至於行為人無犯罪所得者,因其本無所得,此時 只要符合偵審中自白,應認即有本條例規定減刑規定的適用 ,此亦符合司法實務就類似立法例的一貫見解(最高法院11 2年度台上字第2982號刑事判決意旨參照)。是以,如行為 人於偵查及歷次審判中均自白,且自動繳交行為人自己實際 所得財物的全部時,即符合詐欺防制條例第47條的減刑規定 ;如行為人無犯罪所得(如犯罪既遂卻尚未取得報酬、因犯 罪未遂而未取得報酬),只要於偵查及歷次審判中均自白, 亦有詐欺防制條例第47條減刑規定的適用。  ㈡被告2人行為後,洗錢防制法於112年6月14日修正公布第16條 規定,自同年月16日起生效施行;又於113年7月31日修正全 部條文並公布,自同年8月2日起生效施行,其中第16條變更 條次為第23條。112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2 項規定:「犯前2條之罪,在偵查或審判中自白者,減輕其 刑。」112年6月14日修正後第16條第2項規定:「犯前4條之 罪,在偵查及歷次審判中均自白者,減輕其刑。」113年7月 31日修正後第23條3項則規定:「犯前4條之罪,在偵查及歷 次審判中均自白者,如有所得並自動繳交全部所得財物者, 減輕其刑;並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗 錢之財物或財產上利益,或查獲其他正犯或共犯者,減輕或 免除其刑。」其中113年7月31日的修法,是配合詐欺防制條 例的制定公布而修正公布洗錢防制法全部條文。由前述洗錢 防制法的密集修法,可知行為人於行為後,有關於應適用洗 錢防制法偵審自白減刑的行為時、中間時及裁判時規定均可 能有所不同。被告2人行為後二度修正洗錢防制法規定未較 有利於被告,自應適用112年6月14日修正前洗錢防制法的減 刑規定。  ㈢被告2人行為後,詐欺防制條例、洗錢防制法於113年7月31日 制定公布、修正公布,並均自同年8月2日起生效施行,已如 前述。而由前述說明可知,如行為人於偵查及歷次審判中均 自白,且自動繳交行為人自己實際所得財物的全部時,即符 合詐欺防制條例第47條的減刑規定。被告2人於偵查時否認 犯行,且丁○○供稱他因本件犯行獲得新臺幣1萬元的報酬等 語,被告2人既然於偵查時否認犯行,且丁○○迄未自動繳交 自己實際所得財物的全部,依照前述規定及說明所示,即均 不符合詐欺防制條例第47條減刑規定的要件。又被告2人行 為後二度修正洗錢防制法規定未較有利於被告2人,已如前 述,原審於量刑時雖未依照最高法院判決意旨,敘明被告2 人於審判中自白洗錢的犯行,應列為刑法第57條的量刑審酌 事由;但原審既已比較洗錢防制法第16條第2項於112年6月1 4日修正前、前後的適用問題,敘明:「……應依該規定就洗 錢罪部分減輕其刑;但因被告就所從一重論處之幫助加重詐 欺罪無洗錢防制法第16條第2項減輕事由適用,故無庸遞減 其刑」,並於量刑時加以衡酌,載明被告2人「一度不願面 對所為,但終能坦承不諱」,應認原審已將被告2人於審判 中自白洗錢犯行部分列為量刑審酌事由。是以,依照前述規 定及說明所示,原審雖未及比較新舊法(詐欺防制條例、洗 錢防制法於113年7月31日制定公布、修正公布),且未將被 告2人於審判中自白洗錢犯行部分明示為刑法第57條的量刑 審酌事由,但對於判決結果並不生影響,核屬無害瑕疵,本 院自不得據此作為撤銷事由,附此敘明。 參、結論:   綜上所述,本院審核全部卷證資料後,認原審判決就被告2 人上訴意旨所指摘的量刑決定並無違誤,自應予以維持。是 以,被告2人的上訴意旨並不可採,均應予以駁回。  肆、一造缺席判決:   丁○○經合法傳喚,無正當理由不到庭,依法無庸聽取他的陳 述而逕行判決。 伍、適用的法律:   刑事訴訟法第368條、第371條。 本件經檢察官王文成偵查起訴及移送併辦,由檢察官張啓聰在本 審到庭實行公訴。     中  華  民  國  113  年  11  月  27  日          刑事第八庭  審判長法 官 廖建瑜                              法 官 文家倩                                        法 官 林孟皇 本正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 邵佩均 中  華  民  國  113  年  11  月  27  日

2024-11-27

TPHM-113-上訴-4864-20241127-1

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