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審易
臺灣臺北地方法院

傷害

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度審易字第2532號 公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 陳水官 選任辯護人 趙元昊律師 簡靖軒律師 被 告 潘紀毓 選任辯護人 周冠豪律師 上列被告因傷害案件,經檢察官提起公訴(113年度調院偵字第3 055號),本院判決如下:   主 文 本件公訴不受理。   理 由 一、公訴意旨如附件起訴書所載。 二、按告訴乃論之罪,告訴人於第一審辯論終結前,得撤回其告   訴,又告訴經撤回者,應諭知不受理之判決,刑事訴訟法第   238條第1項、第303條第3款分別定有明文。再不受理之判決   ,得不經言詞辯論為之,亦為同法第307條所明定。 三、查告訴人潘紀毓告訴被告陳水官傷害部分;告訴人陳水官告 訴被告潘紀毓傷害部分,經檢察官提起公訴,認被告2人所 為均係犯刑法第277條第1項之傷害罪嫌,依刑法第287條前 段規定須告訴乃論。茲據告訴人潘紀毓、陳水官分別撤回對 被告陳水官、潘紀毓之告訴,不再訴究等情,有刑事撤回告 訴狀2紙(見本院卷第73、77頁)附卷可稽,則依上開規定 ,爰不經言詞辯論,逕為諭知不受理之判決。 據上論斷,應依刑事訴訟法第303條第3款、第307條,判決如主 文。 本案經檢察官洪敏超提起公訴,檢察官高怡修到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  19  日          刑事第二十一庭法 官 倪霈棻 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備 理由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。                 書記官 張婕妤 中  華  民  國  113  年  12  月  19  日 附件: 臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書                  113年度調院偵字第3055號   被   告 陳水官 男 78歲(民國00年0月0日生)             住○○市○○區○○路0巷0號8樓之1             國民身分證統一編號:Z000000000號   選任辯護人 趙元昊律師         簡靖軒律師   被   告 潘紀毓 男 45歲(民國00年00月00日生)             住○○市○○區○○○路0段00號6樓             居臺北市○○區○○路0巷0○0號1樓             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告等因傷害案件,已經偵查終結,認應提起公訴,茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、陳水官與潘紀毓為同社區之鄰居,陳水官於民國113年1月1 日10時8分許,在臺北市○○區○○路0巷0號1樓之後門,與潘紀 毓因故發生口角爭執,後於陳水官轉身離開之際,潘紀毓乃 將手上之飲料杯朝陳水官背部潑灑,待陳水官發現遭潑灑飲 料轉身回頭後,陳水官、潘紀毓2人即各基於傷害之犯意, 徒手互毆,致陳水官受有頭部鈍挫傷、左眼鈍傷併前房及玻 璃體出血、上排門牙兩顆斷裂、上排嘴唇撕裂傷約2公分經 縫合術、右手鈍挫傷等傷害;潘紀毓則受有左手背擦傷1.0c m、左耳前區擦傷0.5cm、右手背擦傷1.0*0.3cm及左臉其他 傷口之傷害。 二、案經陳水官、潘紀毓訴由臺北市政府警察局萬華分局報告偵 辦。     證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實 編號 證據名稱 待證事實 1 被告潘紀毓於偵查之供述 坦承毆打被告陳水官成傷之事實。 2 被告陳水官於偵查之供述 坦承有徒手推被告潘紀毓之事實,惟辯稱:有想打被告潘紀毓,但沒打到。 3 被告陳水官提出之國立臺灣大學醫學院附設醫院診斷證明書及受傷照片各乙紙 佐證被告陳水官因本案受有上開傷害之事實。 4 被告潘紀毓提出之臺北市立聯合醫院和平婦幼院區(和平)驗傷診斷證明書乙紙 佐證被告潘紀毓因本案受有前開傷害之事實。 5 監視錄影光碟乙片、本署勘驗報告乙份。 佐證被告2人有於上開時、地互毆致傷之事實。 二、核被告陳水官、潘紀毓所為,均係犯刑法第277條第1項之傷 害罪嫌。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此 致 臺灣臺北地方法院 中  華  民  國  113  年  8   月  22  日                檢 察 官 洪敏超 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  9   月  27  日                書 記 官 陳淑英 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第277條 傷害人之身體或健康者,處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬 元以下罰金。 犯前項之罪,因而致人於死者,處無期徒刑或 7 年以上有期徒 刑;致重傷者,處 3 年以上 10 年以下有期徒刑。

2024-12-19

TPDM-113-審易-2532-20241219-1

交簡
臺灣臺北地方法院

公共危險

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 113年度交簡字第1362號 聲 請 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 蔡濟陽 上列被告因公共危險案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(113 年度調院偵字第4046號),本院判決如下:   主 文 蔡濟陽犯肇事致人傷害逃逸罪,處有期徒刑肆月,如易科罰金, 以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年,緩刑期間付保護管束,並 應於判決確定之日起壹年內,接受法治教育課程貳場次。   事實及理由 一、本案犯罪事實及證據,除應更正及補充如下外,其餘均引用 檢察官聲請簡易判決處刑書之記載(如附件): ㈠、證據並所犯法條欄所載「交通警察大隊」,應予刪除;所載 「調查事故報告表㈠、㈡」,應更正記載為「事故調查報告表 ㈠、㈡」; ㈡、證據部分應補充「車輛詳細資料報表」。 二、論罪科刑 ㈠、核被告蔡濟陽所為,係犯刑法第185條之4第1項前段之肇事逃 逸罪。 ㈡、按犯罪之情狀顯可憫恕,認科以最低度刑仍嫌過重者,得酌 量減輕其刑,刑法第59條定有明文。而所謂「犯罪之情狀」 ,與刑法第57條規定科刑時應審酌之一切情狀,並非有截然 不同之領域,於裁判上酌減其刑時,應就犯罪一切情狀(包 括刑法第57條所列舉之10款事項),予以全盤考量,審酌其 犯罪有無可憫恕之事由(即有無特殊之原因與環境,在客觀 上足以引起一般同情,以及宣告法定低度刑,是否猶嫌過重 等),以為判斷(最高法院95年度台上字第6157號判決意旨 參照)。查被告本案所為係犯肇事逃逸罪,行為雖有可責, 然考量被告犯後坦承犯行,且已與告訴人楊賀翔以新臺幣2 萬元達成調解,現並全數履行完畢等情,此有本院民事調解 庭調解筆錄(臺灣臺北地方檢察署113年度調院偵字第4046 號卷[下稱調院偵卷]第11至12頁)、本院公務電話紀錄(本 院113年度交簡字第1362號卷[下稱本院卷]第17頁)在卷可 稽,足認其犯後態度良好,復參以告訴人於案發當時所受之 傷勢尚非嚴重,堪認被告未留於案發現場對告訴人施以救助 ,此行為對於告訴人身體法益所生之危害程度應屬有限等情 ,本院認縱使僅量處法定最低本刑,仍有情輕法重之憾,而 足以引起一般同情,爰依刑法第59條減輕其刑。 ㈢、爰以行為人之責任為基礎,審酌被告於案發時間騎乘機車肇 致本案車禍發生,並使告訴人受有傷害,惟其未向告訴人提 供必要之協助,或停留現場等候員警或救護人員到場處理, 或徵得告訴人同意,竟擅自離開案發現場而逃逸,所為實有 不該;惟念及被告坦承犯行,且已與告訴人達成調解,現並 全數履行完畢,業如前述,足認其犯後態度良好,復參以被 告本案犯行所生之危害程度,兼衡被告前未有經法院判決有 罪確定之前案紀錄,此有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷 可參(本院卷第11頁),暨被告於警詢中自述最高學歷為專 科,現為外送員、家境勉持之經濟情況(臺灣臺北地方檢察 署113年度偵字第18326號卷第7頁)等一切情狀,量處如主 文所示之刑,並諭知易科罰金之折算標準。 ㈣、末查,被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上之刑之宣告,此 有臺灣高等法院被告前案紀錄表存卷可查,本院審酌被告雖 因一時失慮致犯本案,然其犯後坦承犯行,且已與告訴人達 成調解並全數履行完畢,業如前述,足認其犯後態度良好, 併考量告訴人已表達不願追究被告責任之意見(調院偵卷第 7頁)等一切情事後,本院認被告歷經此次偵審程序及科刑 宣告,當能知所警惕而無再犯之虞,是前開所宣告之刑應以 暫不執行為適當,爰依刑法第74條第1項第1款規定,併予宣 告緩刑2年,以勵自新。又本院雖認前揭所宣告之刑以暫不 執行為適當,然為使被告日後戒慎警惕,應有課予被告履行 一定負擔之必要,爰依刑法第74條第2項第8款規定,命其於 判決確定之日起1年內,接受法治教育課程2場次,並依刑法 第93條第1項第2款規定,宣告在緩刑期間內付保護管束。而 上開負擔乃緩刑宣告附帶之條件,依刑法第75條之1第1項第 4款規定,違反上開負擔情節重大,足認原宣告之緩刑難收 其預期效果,而有執行刑罰之必要者,得撤銷緩刑之宣告, 併此敘明。 三、依刑事訴訟法第449條第1項、第3項、第454條第2項,逕以 簡易判決處刑如主文。 四、如不服本判決,得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上 訴狀(須附繕本),上訴於本院第二審合議庭。 本案經檢察官洪敏超聲請簡易判決處刑。 中  華  民  國  113  年  12  月  19  日          刑事第九庭 法 官 黃柏家 上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備 理由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。                書記官 蘇瑩琪 中  華  民  國  113  年  12  月  19  日 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第185條之4 駕駛動力交通工具發生交通事故,致人傷害而逃逸者,處六月以 上五年以下有期徒刑;致人於死或重傷而逃逸者,處一年以上七 年以下有期徒刑。 犯前項之罪,駕駛人於發生交通事故致人死傷係無過失者,減輕 或免除其刑。 附件: 臺灣臺北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                   113年度調院偵字第4046號   被   告 蔡濟陽 男 42歲(民國00年0月0日生)             住○○市○○區○○路000號之1             居新北市○○區○○街00巷00弄000              號3樓之1(送達)             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因公共危險案件,業經偵查終結,認為宜聲請以簡易判 決處刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:      犯罪事實 一、蔡濟陽(所涉過失傷害罪嫌,另為不起訴處分)於民國113 年4月1日下午2時11分許,騎乘車牌號碼000-0000號普通重 型機車,沿臺北市大安區大安路1段由南往北方向行駛,途 經大安路1段95號前,疏未注意其右前方楊賀翔站立於停車 格旁道路,蔡濟陽為閃避左側來車而向右偏移,致其機車右 後照鏡不慎碰撞楊賀翔左手肘,楊賀翔因而受有左側手肘鈍 挫傷之傷害。詎蔡濟陽明知騎乘機車發生交通事故致人受傷 ,應即採取救護或其他必要措施,並向警察機關報告,不得 離開現場,竟基於駕駛動力交通工具發生交通事故致人傷害 而逃逸之犯意,未報警處理或聯繫救護車前來救助,即逕行 騎乘機車逃逸離去。嗣楊賀翔報警處理,經警調閱道路監視 器錄影畫面始查悉上情。 二、案經楊賀翔訴由臺北市政府警察局大安分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、證據:   ㈠被告蔡濟陽於警詢及偵查中之供述。   ㈡告訴人楊賀翔於警詢中之指訴。   ㈢臺北市政府警察局交通警察大隊道路交通事故初步分析研 判表、臺北市政府警察局大安分局交通分隊道路交通事故 現場圖、調查事故報告表㈠、㈡、調查筆錄、疑似道路交通 事故肇事逃逸追查表共1份、現場及監視器擷取畫面照片6 張。   ㈣本署檢察事務官勘驗報告1份。   ㈤臺北市立聯合醫院(仁愛院區)診斷證明書1份。 二、所犯法條:核被告所為,係犯刑法第185條之4第1項前段駕 駛動力交通工具發生交通事故致人傷害而逃逸罪嫌。請審酌 被告素無前科,本案告訴人所受傷勢尚屬輕微,被告事後坦 承犯行,並與告訴人調解成立而經告訴人表明不欲追究之意 等情,此有調解程序筆錄、調解筆錄及聲請撤回告訴狀等在 卷可查,量處被告適當之刑,以啟自新。  三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此 致 臺灣臺北地方法院 中  華  民  國  113  年  8   月  12  日                檢 察 官 洪敏超 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  10  月  11  日                書 記 官 連偉傑 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第185條之4 駕駛動力交通工具發生交通事故,致人傷害而逃逸者,處 6 月 以上 5 年以下有期徒刑;致人於死或重傷而逃逸者,處 1 年以 上 7 年以下有期徒刑。 犯前項之罪,駕駛人於發生交通事故致人死傷係無過失者,減輕 或免除其刑。 本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理,法院簡易庭得不傳喚被告、 輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑;被告、被害 人、告訴人等對於告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴 或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時,請即另 以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。

2024-12-19

TPDM-113-交簡-1362-20241219-1

侵上訴
臺灣高等法院

妨害性自主

臺灣高等法院刑事判決 113年度侵上訴字第1號 上 訴 人 即 被 告 A男 選任辯護人 陳懿宏律師(法扶律師) 上列上訴人即被告因妨害性自主案件,不服臺灣桃園地方法院11 2年度侵訴字第39號,中華民國112年11月27日第一審判決(起訴 案號:臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第3558號),提起上訴 ,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   事 實 一、A男(姓名年籍資料詳卷)與代號AE000-A111582號(民國00 0年00月生,姓名年籍詳卷,下稱A女)為同棟大廈上下樓之 鄰居,其明知A女係未滿14歲之女子,於111年5月2日晚間6 時許,在其與A女住處(住址詳卷)之電梯內,利用與A女單 獨搭乘電梯之機會,以一隻手拉住A女雙手後,另一隻手繞 過A女肩膀環抱A女,待電梯抵達3樓後,A女向A男表示:「 你的樓層到了,請你放手」等語,A男始鬆手步出電梯(此 部分非本院審理範圍,詳下述)。嗣於翌日(5月3日),A 男明知A女前一日已表態不願被其環抱,竟於同日晚間6時許 ,基於強制猥褻未滿14歲女子之犯意,利用與A女單獨搭乘 電梯之機會,以一隻手拉住A女的手,另一隻手隔著褲子撫 摸A女之下體、揉捏A女之胸部,經A女出言表示不舒服並請 其停止前述行為,仍不罷手,且於電梯抵達其住居之3樓樓 層,A男仍未鬆手離去,反跟隨A女繼續搭乘電梯至A女住居 之5樓,經A女向A男再次表示很不舒服並踩踏A男的腳,A男 始鬆手,A女遂趁隙離去返家,以此方式強制猥褻A女得逞。 嗣於111年9月1日,A女就讀之國小健康課老師教授兩性界線 課程時,A女於全班師生面前談及此事,經校方通報桃園巿 政府家庭暴力暨性侵害防治中心,始悉上情。 二、案經AE000-A111582B告訴及桃園市政府警察局婦幼警察隊報 告臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查起訴。       理 由 壹、程序方面  ㈠本院審理之範圍:   檢察官起訴書雖有記載上訴人即被告A男(下稱被告)於111 年5月2日環抱A女肩部之行為,然就該部分並未敘明被告主 觀上係具有何犯意,而僅在被告於111年5月3日對A女為撫摸 胸部、下體之行為部分,敘述被告係基於強制猥褻未滿14歲 女子之犯意而為前開之行為;復於論罪法條中,亦僅有記載 被告所犯為一加重強制猥褻犯行;另公訴檢察官於原審審理 時,亦陳明僅就被告111年5月3日之加重強制猥褻行為提起 公訴(原審卷第178頁),原審因之而對起訴之被告111年5 月3日犯行,論以對未滿14歲女子犯強制猥褻罪刑。原審判 決後,被告就上開論處罪刑部分提起上訴,檢察官則未上訴 ,應認起訴書所載「被告於111年5月2日擁抱A女」部分之事 實,非本院審理之範圍,先予敘明。  ㈡按性侵害犯罪防治法所稱性侵害犯罪,係指觸犯刑法第221條 至第227條、第228條、第229條、第332條第2項第2款、第33 4條第2款、第348條第2項第1款及其特別法之罪;又行政機 關及司法機關所公示之文書,不得揭露被害人之姓名、出生 年月日、住居所及其他足資識別被害人身分之資訊,性侵害 犯罪防治法第2條第1款、第15條第3項分別定有明文。另性 侵害犯罪防治法第15條所定其他足資識別被害人身分之資訊 ,包括被害人照片、影像、圖畫、聲音、住址、親屬姓名或 其關係、就讀學校、班級、工作場所或其他得以直接或間接 方式識別該被害人個人之資料,性侵害犯罪防治法施行細則 第10條亦有明定。本件被告所犯係屬性侵害犯罪防治法所稱 之性侵害犯罪,因本院製作之判決係屬必須公示之文書,為 避免被害人身分遭揭露,依上開規定,對於被害人A女、A女 之母、A女之祖母之姓名及年籍資料、A女所就讀之學校暨A 女之鄰居即被告之姓名住址等足資識別A女身分之資訊,均 予以隱匿,合先敘明。  ㈢本件檢察官、被告及辯護人,就本判決所引用之被告以外之 人於審判外之陳述,分別於本院準備程序、審理時均未爭執 證據能力,且迄言詞辯論終結前亦均未聲明異議,經本院審 酌該等證據之作成情況,核無違法取證或其他瑕疵,認均適 為本案認定事實之依據,依刑事訴訟法第159條之5規定,均 有證據能力。又本件認定事實引用之卷內非供述證據,並無 證據證明係公務員違背法定程序取得,且與本案待證事實具 有自然之關聯性,均有證據能力。  貳、實體方面   一、認定事實所憑之證據及理由:      訊據被告固坦認A女為其住處大樓5樓之鄰居,且其知曉A女   於111年5月間就讀於小學,另其於111年5月3日與A女共同搭   乘電梯之時,有隨A女一同前往A女所居住之樓層等節,然矢 口否認有何加重強制猥褻之犯行,辯稱: A女經常有倒垃圾 時將廚餘倒在電梯之行為,因此我在111年5月2日在電梯中 ,有將雙手搭在A女的肩上跟她講這件事情,之後於5月3日 時,我與A女一同在倒垃圾之時,因A女沒有關好樓下的大門 ,我才會跟A女坐電梯至A女的住處樓層,我是跟A女說,要 她將大門關好,且不要隨意亂按我家的電鈴,因為會造成我 很大的困擾,我也有將此事告知A女的祖母。我根本沒有對A 女為撫摸下體、揉捏胸部的行為。本案實在是A女不滿我因 她亂丟垃圾、按電鈴的行為責罵她,才會這樣說云云。經查 :    ㈠徵諸被害人A女歷次證述可知:  ⒈A女先於警詢時陳稱:確切日期我不記得了,但依社工提供的 資料應該是111年5月2日,而我是住在5樓,叔叔(即被告) 則是住在3樓,當天應該是晚上6時許,我去樓下丟完垃圾要 上來,跟被告同一班電梯,電梯內只有我們2人而沒有其他 人,一進電梯,被告就二隻手突然抱住我肩膀的位置,沒有 說什麼話,但很用力,我嚇到不知道怎麼辦,後來3樓到了 ,我就跟被告說,你的樓層到了,不要再抱我了,被告才放 開我,走出電梯。隔一天,跟第一次一樣,一進電梯被告就 抱住我,然後開始摸我,被告摸我尿尿的地方、還有我的胸 部,胸部用揉的、捏的都有,被告很大力我跑不走,我有跟 被告說我不舒服不要再弄我了,被告還是一直摸揉我胸部及 上廁所的地方,直到電梯抵達3樓,被告還是不出去,一直 到5樓,被告還是一直在摸我,我跟被告說你這樣摸我很不 舒服,被告還是繼續摸我,被告抱很大力我跑不走,我就踩 一下被告的腳,他稍微鬆開一點,我就趕快跑回家。而前開 2次發生的過程中,我都有叫被告不要再弄我了,但第2次我 有踩被告的腳。事情發生後,我很怕被告,我還是有遇到被 告,就故意沒有跟被告搭乘同一班電梯,被告就沒有機會摸 我了,但我還是很害怕等語(偵字卷第19至21頁反面)。  ⒉嗣於檢察官訊問時指稱:我之前在倒垃圾時,經常會遇到住 在社區3樓的被告,日期已經不記得了,我只記得是在星期 一、星期二的晚上,大約是在晚間6時至6時30分許的時間, 第一次我跟被告去倒垃圾,我倒完垃圾後,我就跟被告去搭 電梯,他就突然拉我的手,然後繞過我的肩膀環抱住我,抱 到3樓,我跟被告說他的樓層到了,被告才放手,當下我覺 得很害怕。後來在隔一天,一樣是在倒完垃圾在電梯內,一 開始跟第一次一樣拉住我的手、抱住我,不一樣的是他又摸 、揉我的胸部及上廁所的地方,到了被告的樓層時,我就跟 被告說你的樓層到了,請你放開我,我不舒服,但他還是沒 有放開,一直到5樓,他手有點鬆開,我就直接跑出去。另 外,事情發生後,我一開始不敢說,是距離第2次隔一周, 我跟母親在房間內時,我才跟母親說前開發生的事情,我母 親就跟祖母說。又我在學校也有跟健康老師說這件事,那時 候老師在教我們性侵的事情,我才跟老師說我遭被告性侵的 事。又我之前跟社工老師說,事情是發生在111年5月2日、3 日,因為之前我印象很深刻,想忘也忘不掉,現在只是忘掉 時間而已,幾乎其他事都還記得等語(偵字卷57至59頁反面 )。   ⒊復於原審證稱:111年5月2日晚間6時許,我與被告有一同搭 電梯,被告是用抱的,被告是用一隻手搭在我的肩膀上,另 一隻手,我現在沒有辦法確認了。而隔天(5月3日)被告一 樣抱起來,就開始亂摸,摸我胸部還有尿尿私密的地方。又 在5月2日時,被告搭到他的樓層時,我有跟被告說他的樓層 到了,請他放開我,被告就先出電梯了,然在5月3日時,我 一樣在電梯抵達被告的樓層時,我有跟他說他的樓層到了, 請放開我,但被告就一直不放開我。之後到了5樓之時,我 還有跟被告說我的樓層到了,請被告放開我,此外,還有踩 被告的腳。至於我先前在檢察官訊問時,為什麼沒有提到有 踩被告腳的事情,我現在已經忘記了。之後學校在上健康課 的時候,老師有提到每個人隱私部位不可以被人家隨便碰觸 ,我有跟老師反應這件事情,當時我是跟老師說被告有摸我 、抱我的行為。另外,我也有將這件事跟我母親說,我母親 有跟祖母說,而母親、祖母知道後,還有問我說幹嘛不早講 等語(原審卷第85至98頁)。   ⒋是依被害人A女前揭所述,可徵其迭於警詢、偵訊及原審,就 其於接連2天,在晚間6時許倒垃圾之時,碰見同社區之鄰居 即被告,其2人一同搭乘電梯返家,而被告於第一天,先抱 住A女,直至電梯抵達被告所住之3樓樓層後,經A女告以被 告之樓層已到,被告始行離去;嗣於翌日A女與被告再度倒 完垃圾,一同搭乘電梯返家之時,被告除抱住A女,更有撫 摸A女胸部、下體等私密部位,甚被告於電梯抵達其位於3樓 之住處樓層時,仍未離去,仍持續撫摸A女之胸部、下體,A 女直至電梯抵達其所居住之5樓樓層始行脫困,而於前述過 程中,其均有向被告表明,請將其放開等節,前後指述情節 一致。另A女於檢察官訊問、原審審理時,就其有將前情告 知母親,並經由母親轉知予祖母知悉;再於學校之健康課程 時,經老師講授須保護、注意自己身體、隱私之時,並將前 情告知予老師等情,先後證述情節,均相吻合。  ㈡A女確有將其於前述時、地遭被告強行抱住、撫摸其胸部、下 體等情告知母親,經由母親轉知予祖母知曉。嗣於學校健康 課時,並向老師反應前情,茲分述如下:  ⒈告訴人AE000-A111582B(即A女母親,下稱B女)先於檢察官 訊問時陳稱:平常我沒有跟A女一起住。在111年5月間我工 作放假,回家陪A女時,A女當時神情有些緊張,她把我拉到 房間內,跟我說前幾天在電梯被人摸胸部及下面,但她沒有 跟我說過被摸幾次。A女跟我說完之後,我立即去跟A女祖母 說,是我先知道後,A女祖母才知曉等語。另外當初會跟社 工、警察說不提告,是因為電梯內沒有監視器,無法提出證 據等語(偵字卷第63頁);復原審證稱:111年5月間我平常 沒有跟A女住在一起,只有我休假時才會去陪A女。而A女在 一次我休假陪她時,她有跟我說她被人摸了,就是在電梯中 被摸胸部及下體,而且還是在幾天前發生的事情,我聽聞後 很生氣,我立刻去跟A女祖母講,祖母就責問A女為什麼不早 講,當時沒有馬上提告是因為沒有監視器,且也有考量過A 女有誇大說謊之可能,因為沒有監視器也無法確認A女所說 是真的。後來A女有跟學校反應,好像是學校老師獲知後主 動去申告,因此後來有社工聯繫我,我個人是沒有主動報案 等語(原審卷第99至109頁)。是依B女前開所述,可徵其於 檢察官訊問、原審審理時,就A女於111年5月3日數日後,其 工作放假在家陪同A女時,經A女告以其遭人於電梯中撫摸胸 部、下體,其即將此事轉知A女祖母等情,陳述情節前後一 致。   ⒉證人AE000-A111582A(即A女祖母,下稱C女)先於檢察官訊 問時證稱:我認識被告,我與被告住在同一棟樓,平常倒垃 圾時會打招呼,先前並沒有跟被告有不愉快或糾紛的情事。 又事發之時A女沒有講,是大約事發2周後,經小孩跟媽媽說 ,我們才知道。但因為電梯內沒有監視器,所以我們才沒有 去報案,是之後A女在學校上課時,老師在教導性侵,A女因 此有跟老師說,所以老師才進行通報等語(偵字卷第65頁) ;另於原審證稱:A女都一直跟我住,在112年2月後A女的母 親才有過來跟我們一起住,先前都是我跟A女2個人住。至於 我會知道本案的事情,是因為A女雖然跟我一起住,但學校 的事情有時候她會跟我說,有時候不會,所以是A女的母親 跟我說的,但當時A女母親沒有提到說A女被摸幾次,這部分 是我問A女的,A女有描述當時的狀況,就是從樓下坐電梯上 來,總共2次,A女說被告有抱著她,第2次還有摸A女的胸部 、下體,A女並沒有說得很仔細。我知道當下距離事發時已 經2、3個禮拜了,也沒有證據,但我不認為A女會亂講話, 只是當初沒有證據還在思考怎麼辦,所以沒有去提告,但後 來A女有跟老師說,社工還有來拜訪,我就覺得已經有提告 了,所以就沒有繼續去備案等語(原審卷第111至119頁)。 可見證人C女就其係經由A女之母親轉知始知曉A女遭被告於 電梯中猥褻乙事,且A女嗣後有在學校將前情告知老師,校 方遂進行通報等情,自始證述一致,核無瑕疵。  ⒊參諸A女、B女、C女前述證詞,可見其等就本案係A女先將其 遭被告撫摸胸部、下體之事告知B女,復由B女轉告C女,且A 女係有將此事告知學校老師等節,彼此所證,互核相符;另 B女、C女前述證稱,其等並未報案,而係學校獲悉前情後, 逕行通報乙情,亦核與卷附之桃園市○○國民小學於112年9月 5日、9月18日函文內容所示,A女係在111年9月1日在就學之 小學上健康教育課時,經授課老師講述兩性之界線、身體尤 其是重要部位不得讓別人觸碰時,A女在全班師生面前,當 場表示其於住處倒垃圾之時,遭1名叔叔摸其胸部及私密之 部位,且此事有向家人反應過,而A女就讀之學校遂依法進 行通報乙情(原審卷第161至167頁),要屬吻合。  ⒋基此,堪認A女係先行將遭被告撫摸其胸部、下體處等私密   部位乙事告知予其母親B女,B女於獲悉前情後,立即轉知予 A女祖母C女知曉。而B女、C女均未就此事報案,嗣於111年9 月1日A女於學校健康課,老師於講述兩性課程之時,A女當 場將前情托出,學校因而進行通報等情,已堪認定。被害人 A女雖於原審證稱,其係在學校將本案情節告知老師後,過 幾天才將此事告知母親B女等語(原審卷第95頁),然A女於 檢察官訊問時已證稱,其於事發一周後,已將此事告知B女 明確(偵字卷第59頁),核與前揭B女、C女之證述相符,再 對照前揭A女就讀國小所出具之函文,A女係於111年9月1日 於上課時,始將該情告知予老師知悉,且該函文亦明確記載 ,A女於課堂上反應遭人撫摸隱私部位時,係有向老師表示 ,先前已告知家人之情(原審卷第161至167頁)。本院審酌 A女直至112年8月14日始於原審證述,距事發之時,已逾1年 3月之久,衡以人之記憶本即因時隔久遠而有所疏漏、模糊 ,且A女於原審證述時,就部分問題已有「我現在忘了」、 「我現在沒有辦法確認」等記憶模糊之回答,堪認A女於原 審審理時稱,其係先告知老師後始才轉知家人等詞,應係記 憶有所誤認所致,應以其前揭於檢察官訊問時所證為可採, 附此敘明。  ㈢A女前揭指訴,核屬實情,茲分論如下:  ⒈審酌A女與被告間,僅為單純之鄰居關係,此情業據被告供認 在案,核與A女、C女前開證述情節吻合;再者,稽之C女前 開於檢察官訊問時證稱,其與被告間單純為鄰居關係,且在 倒垃圾碰面時會打招呼,彼此間並無糾紛等語,亦與被告於 警詢時所陳,其與A女與A女家人並無仇隙、往來,平常遇到 A女之媽媽只會點頭示意等語相符(偵字卷第11頁反面), 則A女既與被告僅為同社區之住戶,是其殊無自行虛構遭人 摸胸、下體之情,僅為構陷與其並無宿怨、嫌隙被告之動機 。且依B女、C女前開證詞,亦見A女於事發後1、2周之期間 ,即有告知遭被告撫摸胸部、下體之情事,足認A女上開所 述,並非虛捏。  ⒉A女於警詢、檢察官訊問暨原審審理時,就其如何遭被告強抱 、撫摸胸部及下體等部位等節,前後所陳情節大致吻合,已 如前述。此外,被告於警詢時已供稱:我於111年5月2日晚 間6點多,在電梯遇到A女要倒垃圾,大家就打個招呼,我就 對A女說妳身上怎麼那麼溼啊,全身都是溼溼的,我就拍A女 身上,然後用雙手環抱的動作把A女抱過來,就著肩膀把她 扶過來,由上往下幫她拍一下後背,把溼溼的東西拍掉,我 抱A女時,她有說叔叔你不要這樣子,我就說我沒有別的意 思,妳不要誤會;隔了將近一個禮拜,我又遇到A女,A女有 點不敢上電梯,我說妳不用怕,我不會對妳怎麼樣等語,有 警詢筆錄及勘驗筆錄在卷可稽(偵字卷第9至11頁、第79至8 3頁),核與A女指稱被告有於111年5月2日於電梯中環抱其 肩部部分;其於遭被告抱住之際,係有抗拒,請被告不要持 續為如斯之舉止;事發之後若遇到被告電梯裡,其會避免與 被告搭乘同一班電梯等節,均相吻合,益徵A女前開指訴情 節,應屬實在。  ⒊此外,本案並非A女、A女母親B女、A女祖母C女主動向檢警單 位報案、究責,而係事發過後近4個月,A女偶於學校健康課 程中,正值老師教導兩性關係、保護個人身體權益時,始在 全班面前反應前情,業據本院詳述如前,衡酌若無此節,A 女又豈有無畏恐遭受其他同學異樣之眼光,而公然在課堂上 ,陳述其遭被告強行擁抱、撫摸胸部及下體之情事。復依本 案亦係經由學校進行通報,檢警始而知悉進而偵辦,苟A女 意在攀誣被告,又豈有不自行提起告訴之理。  ⒋被告雖以其會將雙手搭在A女肩膀上,目的僅係告誡A女不要 於丟垃圾之時,隨意將廚餘倒在電梯地面云云置辯,然該等 辯詞除與A女指訴情節,要有未合外,復與被告前揭警詢所 稱:倒完垃圾我跟A女一起搭電梯上樓之時,A女跟我打招呼 說叔叔,我問她身體上怎麼濕濕的,我就把她抱過來,把她 身體上濕濕的水漬等髒東西拍掉等語(偵字卷第9頁反面) ,全然不同,難以採信。況被告前於110年1月間涉犯對未滿 14歲之女子為強制猥褻行為,經臺灣桃園地方檢察署檢察官 於110年11月4日以110年度偵字第16062號起訴書提起公訴, 嗣經原審法院於111年7月29日以110年度侵訴字第105號判決 判處有期徒刑2年,緩刑4年確定,此有前開起訴書、判決書 暨本院被告前案紀錄表附卷可按(偵字卷第93至105頁,本 院卷第39頁)。是本案於111年5月3日發生之時,被告正因 前述案件而於原審法院審理當中,則被告當知對未滿14歲女 子之身體為不當之碰觸,恐涉及重責乙節,知之甚詳,則不 論是A女身上有水漬或被告不滿A女倒垃圾時將廚餘倒在地上 ,均無碰觸A女身體部位之必要,且被告與A女間又僅為單純 並非熟識之鄰居關係而已,是其又豈有因前開緣由而任意碰 觸甚至擁抱A女之理,亦見被告所辯,更係悖於情理。  ⒌準此,A女就於上開時、地遭被告碰觸身體之情,前後指陳大 致吻合,且於事發後,更有向母親反應前情,甚於學校健康 教育課時,於全班師生面前,將遭人撫摸身體隱私、重要部 位之情說出,且斯時陳述情節,亦與其於警詢、檢察官訊問 及原審審理時指訴之情,核屬一致;此外,A女所陳之諸多 細節,亦與被告於警詢時供述情節,係屬相符;反觀被告所 辯前後不一,且其之辯詞,更有悖於情理之處;甚者,A女 與被告既僅為單純之鄰居關係,且被告於警詢時亦稱與A女 及A女家人間並無糾紛、嫌隙,則A女實無虛偽杜撰構陷被告 之必要,俱徵A女所陳非虛。則被告於111年5月3日晚間6時 許,趁與A女單獨搭乘電梯之機會,以一隻手拉住A女的手, 另一隻手隔著褲子撫摸A女之下體、揉捏A女之胸部,期間A 女出言制止,被告猶未罷手,係直至電梯抵達A女所居住之5 樓,經A女向被告表示其不舒服並踩踏被告之腳部,而趁隙 離去返家之情,即堪認定。又被告供稱其知曉A女於事發時 係就讀於國小,而以現行我國之學制,就讀國小者之年齡係 在14歲以下,是被告就A女斯時為未滿14歲之女子顯係知之 甚明,亦堪認定。       ㈣被告之辯護人另為被告辯稱:A女前後指訴情節有不一之處; A女確因亂丟垃圾、按電鈴之事而經被告屢次告誡,因此對 被告心生不滿,挾怨報復;另A女之母親B女、祖母C女於獲 知A女遭被告猥褻後,竟未立即報警、亦未採取適當之安全 措施,且C女等人雖稱因無證據,故先前未提告,則於同樣 無證據之狀態下,何以直至6個月後始提出告訴,其等前述 舉止,均屬可議云云。惟查:  ⒈被告確曾因A女未攜帶大門鑰匙,無法進入社區,因此按同社 區其他住戶之門鈴請鄰居幫忙開門及A女亂丟垃圾等舉止而 出言責罵A女等節,固據A女於原審陳述明確,且經證人即被 告之配偶廖碧盈於原審證述在案(原審卷第88、123至127頁 )。然稽之證人廖碧盈於原審亦證稱:關於A女亂按電鈴、 丟垃圾之時間為何,我已經不記得了等語(原審卷第125頁 );另依證人C女於原審證稱:被告確實有跟我提到過A女按 門鈴、亂丟垃圾之事,但這是在本案發生後,且好像是已經 在檢察官面前製作筆錄後,有一次我與A女搭乘電梯時碰到 被告,被告很兇說他沒有對A女身體怎樣,憑什麼告他,才 同時跟我說電鈴及垃圾的事情之情明確(原審卷第120、121 頁),則被告是否於案發前曾因上開事項而指責A女,已屬 有疑。至被告固提出通訊軟體對話紀錄為佐(原審卷第61至 63頁),其中雖可見被告與其他住戶討論係何人讓垃圾散落 在樓梯間,被告即表示係5樓之小女孩,然該訊息內容之時 間係在111年7月21日,距本案事發之時業已相距逾2 個月之 久,亦無從認定於事發之時,被告曾因A女丟垃圾、按電鈴 之事而責罵A女。  ⒉又縱於111年5月3日前,被告即曾因A女在社區有前開舉止, 而責問A女。然審酌被告所言,其亦僅係出言要A女以後不要 再為如此行為,並未採取劇烈之手段,且因按電鈴、亂丟垃 圾而遭鄰居出言制止、告誡,難謂係屬嚴重之糾紛、衝突, 殊難想像A女因此虛構如此情節,甚不惜在學校全班師生面 前自陳遭人強摸胸部、下體等私密部位,而藉此構陷被告。 且被告於警詢時,亦未曾提及A女係因遭其責罵而藉機報復 之情事,反於員警詢問與A女或其家人平常有無仇隙時,明 確回覆沒有,更稱「平常遇到A女她也跟我笑笑」等語(偵 字卷第11頁反面),亦徵被告於製作警詢筆錄時,並不認為 A女有因曾遭其責罵,而虛偽杜撰對其構陷,否則其當下業 已知悉,係因A女指訴遭其猥褻,始經員警通知至警局製作 筆錄之情況下,被告豈有不將前情說出,以保障己身權益之 理。甚者,被告於嗣後接受檢察官訊問時,固一改前詞,改 稱其於111年5月2日會將手搭在A女肩上,係因A女經常將垃 圾倒在電梯、樓梯間,其要加強對A女說明云云,然該次庭 期,被告經檢察官訊問於本案發生前,與A女一家人有無任 何糾紛或不快時,被告仍明確回覆「沒有」(偵字卷第73頁 正、反面),更足以佐證,被告斯時亦不認為,其告誡A女 不要亂丟垃圾、亂按電鈴乙事,係屬其與A女間所發生紛爭 、或會因此造成A女不愉快,則被告及其辯護人於原審審理 時始稱A女係因遭被告責罵,因而心生不滿藉此攀誣被告云 云,顯屬無據。  ⒊至證人廖碧盈於原審雖證稱:C女於被告告知A女亂丟垃圾之 行為時,曾向被告表示,她本來沒有要對被告提告,但因她 認為被告的態度不佳才要提告。而C女為前開話語之時,我 並沒有在場,只是後來聽聞被告的轉述等語(原審卷第125 頁)。遑論證人廖碧盈與被告為夫妻,其2人之關係甚為密 切,是證人廖碧盈之證詞,是否毫無偏頗之情,已非無疑; 況證人C女於原審審理時堅稱,其未曾向被告為前述之言詞 (原審卷第116頁),復證人廖碧盈就前情並未見聞,僅係 聽聞被告轉述,且觀諸被告於警詢、偵訊時供稱情節,其亦 未曾提及,證人C女有向其為前開之話語;甚本案亦非A女、 B女及C女主動提告,而係由A女所就讀之小學主動通報,已 如前述,更與證人廖碧盈所述情節不符,其之證詞,自難遽 採為被告有利之論據。  ⒋按供述證據雖然先後不一或彼此齟齬,究竟何者為可採,法 院非不可本於經驗法則,斟酌其他情形,作合理的比較,定 其取捨,若其基本事實的陳述與真實性無礙時,仍非不得予 以採信,非謂一有不符或矛盾,即認其全部均為不可採信。 A女於警詢、原審均陳稱,其於111年5月3日在社區電梯內遭 被告強摸其胸部、下體等部位時,其係有踩被告之腳部位以 脫困之情,固與其於檢察官訊問時未提及其有藉由踩被告之 腳部而逃離之情,係有些許不同;另於原審就案發之部分細 節,表示其已不復記憶。然衡酌人之記憶本非如同攝影機般 ,得將全部見聞之事予以記憶儲存無誤,是隨著時間之遷移 ,本即就事發之過程無法鉅細靡遺之記憶,因而印象有所偏 差或模糊、不精確之處,核與常情無悖,細繹A女歷次指陳 ,其就事發之經過、如何遭被告撫摸其胸部、下體等節,始 終陳述一致,且其所指稱之諸多情事,亦經被告於警詢時供 認在案,均據本院論述如前,是無徒以其之陳述就細節部分 有些許出入或於本院審理時就部分情節記憶不清,逕而認定 A女之指訴為不足採。  ⒌辯護人雖質疑為何A女及其母親B女、祖母C女未就被告之行為 立即提告或採取安全措施。然遭受性侵害等類型之犯罪,於 事發當下並未報警,甚有相隔數年後始提出告訴者,實不乏 其例,自無徒以未立即報警,即認A女所述為虛;況稽之證 人C女於警詢之初,即曾表示「我們有想提告,但擔心證據 不足,電梯裡面跟外面都沒有監視器」等語(偵字卷第21頁 反面),而被告與A女之住處社區電梯並無設置有監視器乙 情,亦為被告所不爭執;加以,A女亦係於事發後1、2周始 將前情告知B女,B女再轉知予C女知曉,已如前述,則證人C 女上開陳稱,因擔心證據不足而遲遲未主動提告之情,尚與 常情無違。雖辯護人又指稱,既無證據,何以於6個月後再 行提告云云。然本案係由A女學校依法通報,檢、警單位因 而進行調查,警察始通知A女等人前往警局製作筆錄,已詳 於前述,顯非辯護人所稱之,A女等人故意於事發後6個月始 提起告訴之情事。且依A女及其母親B女、祖母C女先前未自 行提起告訴知情以觀,反足以認定其等並無被告及辯護人所 指稱之挾怨報復之情,蓋A女等人苟意在構陷被告,大可自 行提起告訴即可,又豈會係經由學校主動通報,嗣經警局等 單位通知始前往製作筆錄,是辯護人該等所指,更屬無據。  ⒍末以,A女前述明確證稱,事發之後,其於社區碰到被告後, 均會避免與被告搭乘同一班電梯之情明確,核與被告於警詢 時所稱「我在當時發生一個禮拜後遇到A女,我發現她不敢 上電梯,我有跟她說我沒這意思,叫她不要害怕」等語全然 吻合(偵字卷第11頁),可徵A女證稱,其於事發後對被告 感到畏懼,因此避免與被告搭乘同一電梯,要屬實情。是辯 護人指稱,事發後A女等人未有任何之安全措施,與實情亦 不相符,顯屬無稽。   ㈤從而,被告前述辯詞俱不足採,其本案犯行,事證已臻明   確,洵堪認定,應予以依法論科。       二、論罪科刑與維持原判決之理由  ㈠核被告所為,係犯刑法第224條之1、第222條第1項第2款之對 未滿14歲女子犯強制猥褻罪。又刑法第224條之1、第222條 第1項第2款之規定,對於未滿14歲之男女為強制猥褻行為, 既已特別規定以被害人之年齡為處罰之特殊要件,依兒童及 少年福利與權益保障法第112條第1項但書規定,自無再按同 條項前段規定加重其刑之餘地,附此敘明。  ㈡原審經審理後,認被告犯罪事證明確,予以依法論科。併審 酌被告明知被害人A女為未滿14歲之女子,竟為滿足個人之 私欲,罔顧A女之身心及人格之健全發展,趁A女與其單獨搭 乘住處社區電梯之際,對A女為上開強制猥褻犯行得逞,可 見其欠缺尊重他人身體之觀念,兩性價值觀實屬偏頗,具有 相當惡性;並參以A女於事發後,已因懼怕被告,而不敢與 之共同搭乘電梯,而為閃避被告之行為,堪認A女之身心狀 態確遭被告之犯行影響,更不宜輕縱;復衡以被告犯後未能 坦承犯行,更以遭A女攀誣等詞置辯之犯後態度,迄今未獲 被害人A女及告訴人B女之諒解;復參酌被告犯罪之動機、目 的、手段;兼衡被告於本案發生時,已因犯另案對未滿14歲 之女子為強制猥褻行為,而經原審法院審理在案,其未知警 惕,竟再為本案之犯行,暨其自陳海軍士官學校畢業之教育 程度、案發時已經退休、已婚、有2名子女,現與配偶同住 之家庭生活經濟狀況及被害人、告訴人之量刑意見等一切情 狀,量處有期徒刑3年6月。經本院審核原審判決業已詳敘所 憑證據與認定之理由,其認事用法並未違背法令,且從形式 上觀察並無任何憑空推論之情事,所為論斷,亦與經驗法則 、論理法則,均屬無違,量刑亦屬妥適。被告上訴意旨猶執 前詞否認犯行,均不可採,業如前述,是其上訴為無理由, 應予駁回。  據上論斷,應依刑事訴訟法第368 條,判決如主文。 本案經檢察官洪鈺勛提起公訴,檢察官洪敏超到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  18  日          刑事第十三庭 審判長法 官 連育群                    法 官 陳思帆                    法 官 劉為丕 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 林鈺翔 中  華  民  國  113  年  12  月  18  日 附錄:本案論罪科刑法條全文 中華民國刑法第224條之1 (加重強制猥褻罪) 犯前條之罪而有第222條第1項各款情形之一者,處3年以上10年 以下有期徒刑。 中華民國刑法第222條 犯前條之罪而有下列情形之一者,處7年以上有期徒刑: 一、二人以上共同犯之。 二、對未滿十四歲之男女犯之。 三、對精神、身體障礙或其他心智缺陷之人犯之。 四、以藥劑犯之。 五、對被害人施以凌虐。 六、利用駕駛供公眾或不特定人運輸之交通工具之機會犯之。 七、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內犯之。 八、攜帶兇器犯之。 九、對被害人為照相、錄音、錄影或散布、播送該影像、聲音、 電磁紀錄。 前項之未遂犯罰之。

2024-12-18

TPHM-113-侵上訴-1-20241218-1

上訴
臺灣高等法院

毒品危害防制條例

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第4385號 上 訴 人 即 被 告 陳子尉 指定辯護人 本院公設辯護人戴遐齡 上 訴 人 即 被 告 曾憲宇 選任辯護人 王聖傑律師 黃昱凱律師 上列上訴人即被告等因違反毒品危害防制條例案件,不服臺灣桃 園地方法院112年度訴字第1374號,中華民國113年5月23日第一 審判決(起訴案號:臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第2510號 ),提起上訴,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   理 由 一、本院審理範圍:   按上訴得對於判決之一部為之;上訴得明示僅就判決之刑、 沒收或保安處分一部為之,刑事訴訟法第348條第1項、第3 項分別定有明文。是於上訴人明示僅就量刑上訴時,第二審 法院即以原審所認定之犯罪事實及論罪,作為原審量刑妥適 與否之判斷基礎,僅就原判決關於量刑部分進行審理。原審 以上訴人即被告陳子尉、曾憲宇(下稱被告),均係犯毒品 危害防制條例第4條第6項、第3項之販賣第三級毒品未遂罪 ,分別判處有期徒刑2年2月、1年10月。原審判決後,檢察 官未上訴,被告2人提起上訴,並於上訴理由狀及本院審理 時陳明:僅就原判決量刑部分上訴,對於原審認定之犯罪事 實、證據、適用法條及沒收部分均不予爭執等語(見本院卷 第127頁),故本院依刑事訴訟法第348條第3項規定,以經 原審認定之事實及論罪為基礎,僅就原審判決之刑(含刑之 加重、減輕、量刑等)是否合法、妥適予以審理,合先敘明 。 二、上訴理由  ㈠被告陳子尉上訴意旨略以:其與被告曾憲宇為共犯,並無分 工高低之分,但原判決對其所處刑度竟高於被告曾憲宇的刑 度,有違反比例原則,其有供出毒品來源,請從輕量刑,並 依刑法第59條酌減其刑等語  ㈡被告曾憲宇上訴意旨略以:其並非長期參與販毒集團,且須 透過被告陳子尉的介紹及「大樹」的指示始為販毒行為,於 集團中仍屬邊緣角色,又本案所販賣的毒品咖啡包數量不多 且未流入市面,對社會危害不大,請求依刑法第59條酌減其 刑,並諭知緩刑等語。    三、刑之減輕事由:    ㈠被告2人本件雖已著手於販賣第三級毒品行為之實行,惟因警 方並無向被告購毒真意而未得逞,為未遂犯,爰依刑法第25 條第2項規定,減輕其刑。  ㈡被告2人於警詢、偵查、原審及本院審理時,始終坦承本案販 賣第三級毒品未遂之犯行,爰依毒品危害防制條例第17條第 2項規定,減輕其刑,並依法遞減輕其刑。   ㈢再按毒品危害防制條例第17條第1項規定所稱之「供出毒品來 源,因而查獲其他正犯或共犯者」,係指犯罪行為人供出毒 品來源之對向性正犯,或與其具有共同正犯、共犯(教唆犯 、幫助犯)關係之毒品由來之人的相關資料,客觀上足使偵 查犯罪之公務員得據以對之發動偵查,並因而破獲者。所謂 「破獲」,指「確實查獲其人、其犯行」而言,然不以所供 出之人業據檢察官起訴或法院判刑確定為限。如查獲之證據 ,客觀上已足確認該人、該犯行者,亦屬之。又所謂「供出 毒品來源」,係指犯該條例所定上開各罪之人,供出其所犯 上開各罪該次犯行之毒品來源而言,亦即須所供出之毒品來 源,與其被訴之各該違反毒品危害防制條例犯行有直接關聯 者,始得適用上開規定減免其刑,並非漫無限制(最高法院 109年度台上字第1893號、104年度台上字第620號判決意旨 參照)。查本件經函詢後,並未因被告2人之供述而查獲毒 品來源或其他共犯乙情,有臺灣桃園地方檢察署112偵2510 字第1139025771號函(見原審卷第143頁)、桃園市政府警 察局桃園分局第1130012031號函暨所附之職務報告(見原審 卷第77至80頁)等證據資料在卷可參,揆諸上揭說明,認與 毒品危害防制條例第17條第1項規定不合,要難援此規定減 輕或免除其刑,併此敘明。   ㈣被告陳子尉於警詢、偵訊供述:其從民國111年10月中旬加入 販毒集團,至為警查獲止,已經販賣毒品多次,獲利約有新 臺幣(下同)20至30萬等語(偵卷第28頁反面、第178頁) ;被告曾憲宇於警詢、偵訊亦供稱:其從111年10月底加入 販毒集團,已經販賣毒品多次,獲利約10幾萬元等語(見偵 卷第53頁、第184頁),是依上開被告2人所述,其等2人參 與販毒之期間非短、次數非少,且因本案以外之販毒行為已 分別獲利數十萬元或10幾萬元,其等犯案情狀並未存有特殊 之原因與環境而在客觀上足以引起一般同情,難認有顯可憫 恕而科最低度刑仍嫌過重之情事,況本件被告2人之犯案模 式屬計劃型犯罪,當非一時失慮所致,客觀上實無從認其有 何足以引起一般人同情憫恕之處,且依前述,被告2人本件 販賣第三級毒品之犯行,已適用刑法第25條第2項及毒品危 害防制條例第17條第2項之規定遞減輕其刑,其宣告刑已大 幅減輕,衡情亦無「情輕法重」之憾,故本院認無刑法第59 條適用之餘地,附此敘明。 四、上訴駁回之理由   原審以行為人之責任為基礎,酌被告2人並非短期參與販賣 毒品行為,且係不思以正途獲取所需,明知毒品危害身心甚 鉅,且一經成癮,影響社會治安,危害深遠,竟無視政府制 定毒品危害防制條例杜絕毒品犯罪之禁令,恣意販賣第三級 毒品欲藉以牟利,其行為助長施用毒品行為更形猖獗,致使 施用毒品者沈迷於毒癮而無法自拔,直接戕害國民身心健康 ,間接危害社會、國家,所為實無足取。然考量其等犯後始 終坦承犯行,且均有供承毒品上游,雖未能因此查獲毒品上 游,然犯後態度確屬較佳,及斟酌本件販賣毒品犯行幸為警 執行網路巡邏時所發覺後查獲,而未實際造成毒品擴散之結 果,兼衡其等2人所述之智識程度、職業狀況、家庭生活經 濟狀況暨其本件犯罪動機、目的、手段及被告2人分工及參 與程度(曾憲宇負責送貨,陳子尉除送貨外亦負責經手帳款 、對帳及回帳等事務,被告陳子尉參與程度較深)及被告曾 憲宇係因陳子尉介紹始參與販毒犯行原因等一切情狀,依上 開減刑規定而得之處斷刑範圍內,對被告陳子尉、曾憲宇, 分別量處有期徒刑2年2月、1年10月。經核原審就刑罰裁量 職權之行使,既未逾越法律所規定之範圍,亦無濫用權限之 情形,由此已難認原審所量處之上開刑度有何失當之處,被 告2人雖以前詞上訴主張原判決量刑過重,然衡以原審量定 刑期,已依刑法第57條各款所列,詳為斟酌如上,即核屬原 審定刑裁量權之行使,且以被告2人所犯販賣第三級毒品未 遂罪,依上開規定減得之處斷刑,為1年9月以上有期徒刑, 原審上開裁量之刑度係採低度刑為基準,從輕裁量,並無恣 意過重之情,難指其量刑有何不當或違法。被告2人上訴主 張原審量刑過重,請求撤銷原判決關於刑之部分,並無理由 ,應予駁回。   據上論斷,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。    本案經檢察官張羽忻提起公訴,檢察官洪敏超到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  18  日          刑事第十三庭 審判長法 官 連育群                    法 官 陳思帆                    法 官 劉為丕 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 林鈺翔 中  華  民  國  113  年  12  月  18  日 附錄:本案論罪科刑法條全文 毒品危害防制條例第4條 製造、運輸、販賣第一級毒品者,處死刑或無期徒刑;處無期徒 刑者,得併科新臺幣3千萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第二級毒品者,處無期徒刑或10年以上有期徒 刑,得併科新臺幣1千5百萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第三級毒品者,處7年以上有期徒刑,得併科 新臺幣1千萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第四級毒品者,處5年以上12年以下有期徒刑 ,得併科新臺幣5百萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣專供製造或施用毒品之器具者,處1年以上7年 以下有期徒刑,得併科新臺幣1百50萬元以下罰金。 前五項之未遂犯罰之。

2024-12-18

TPHM-113-上訴-4385-20241218-1

上訴
臺灣高等法院

妨害秩序等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第5573號 上 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 賴重霖 郭亮甫 上列上訴人等因被告等妨害秩序等案件,不服臺灣臺北地方法院 113年度訴字第560號,中華民國113年8月7日第一審判決(起訴 案號:臺灣臺北地方檢察署112年度調院偵字第4962號),提起 上訴,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   事實及理由 一、本案審理範圍:  ㈠刑事訴訟法第348條第3項規定:「上訴得明示僅就判決之刑 、沒收或保安處分一部為之」,而其立法理由指出:「為尊 重當事人設定攻防之範圍,並減輕上訴審審理之負擔,容許 上訴權人僅針對刑、沒收或保安處分一部提起上訴,其未表 明上訴之認定犯罪事實部分,則不在第二審之審判範圍。如 為數罪併罰之案件,亦得僅針對各罪之刑、沒收、保安處分 或對併罰所定之應執行刑、沒收、保安處分,提起上訴,其 效力不及於原審所認定之各犯罪事實,此部分犯罪事實不在 上訴審審查範圍」。上訴人明示僅就科刑事項上訴時,第二 審法院即不再就原審法院所認定之犯罪事實為審查,而應以 原審法院所認定之犯罪事實,作為論認原審量刑妥適與否的 判斷基礎。  ㈡本件上訴人即檢察官提起第二審上訴,於本院審理程序時表 明係針對量刑部分上訴(見本院卷第49頁),揆諸上開說明 ,本院僅就原審判決量刑妥適與否進行審理,至於原審判決 其他部分,則非本院審查範圍。 二、上訴駁回之理由:    ㈠檢察官上訴意略以:被告2人僅因計程車搭乘糾紛之細故,即 與共犯楊東祥(已經臺灣臺北地方法院以113年度訴字第560 號判決判處有期徒刑6月),3人共同毆打告訴人,致告訴人 受傷,迄今仍有眼霧頭暈等後遺症,且精神上受有痛苦,被 告等人既未道歉又未賠償告訴人,原審判決對被告2人,均 僅量處有期徒刑6月,顯屬過輕,請將原判決撤銷,更為適 當合法之判決等語。   ㈡按量刑係法院就繫屬個案犯罪之整體評價,為事實審法院得 依職權自由裁量之事項,量刑判斷當否之準據,應就判決之 整體觀察為綜合考量,並應受比例原則等法則之拘束,非可 恣意為之,致礙其公平正義之維護,必須兼顧一般預防之普 遍適應性與具體個案特別預防之妥當性,始稱相當。苟已斟 酌刑法第57條各款所列情狀,而未逾越法定刑度,如無偏執 一端,致有明顯失出失入之恣意為之情形,上級審法院即不 得單就量刑部分遽指為不當或違法(最高法院100年度台上 字第5301號判決意旨參照)。經查,原審審理後,審酌被告 2人之素行狀況,考量被告2人不思以理性之方式解決紛爭, 竟與共犯楊東祥共同以徒手方式在公眾場所對告訴人之身體 下手實施強暴、毆打,造成告訴人蒙受身體傷害與財產上損 失,並破壞社會安寧,具體危害公共秩序,所為實有不該, 應予非難;惟考量被告2人均已坦承犯行,然迄未與告達成 調解並賠償損失之犯後態度,並衡酌本件犯罪目的、手段、 所生損害、被告2人所陳述各自之經濟、家庭狀況與智識程 度等一切情狀,分別量處有期徒刑6月,並均諭知以新臺幣1 千元折算1日之易科罰金標準。是核原審就刑罰裁量職權之 行使,業依被告2人之責任為基礎,並斟酌刑法第57條各款 所列情狀,顯未逾越法定刑度,亦與罪刑相當原則、比例原 則無違,客觀上又難認有濫用自由裁量權限之情形,從形式 上觀察,核無不當或違法之情形,本院對原審之職權行使, 自應予尊重。至檢察官雖以前詞主張原判決量刑不當,然衡 以原審就被告2人量處之宣告刑,已具體審酌被告2人除本案 犯罪外,並無其他犯罪紀錄之素行,有本院被告前案紀錄表 在卷可按,亦考量犯罪所生損害程度,坦承犯行惟尚未與告 訴人達成調解之犯後態度、犯罪手段、動機、智識程度、生 活狀況等刑法第57條各款事由,原審考量之量刑基礎於本院 審理時並無變動之情,原判決量刑並無失之過輕之情形,縱 與檢察官主觀上之期待有所落差,仍難指其量刑有何不當或 違法。是以,檢察官之上訴理由,為無理由,應予駁回。  據上論斷,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。 本案經檢察官林希鴻提起公訴,檢察官楊淑芬提起上訴,檢察官 洪敏超到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  18  日          刑事第十三庭 審判長法 官 連育群                    法 官 陳思帆                    法 官 劉為丕 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 林鈺翔 中  華  民  國  113  年  12  月  18  日 附錄:本案論罪科刑法條全文 中華民國刑法第150條 在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上,施強暴脅迫者, 在場助勢之人,處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金; 首謀及下手實施者,處6月以上5年以下有期徒刑。 犯前項之罪,而有下列情形之一者,得加重其刑至二分之一: 一、意圖供行使之用而攜帶兇器或其他危險物品犯之。 二、因而致生公眾或交通往來之危險。    中華民國刑法第277條 傷害人之身體或健康者,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以 下罰金。 犯前項之罪,因而致人於死者,處無期徒刑或7年以上有期徒刑 ;致重傷者,處3年以上10年以下有期徒刑。

2024-12-18

TPHM-113-上訴-5573-20241218-1

審交簡
臺灣臺北地方法院

過失傷害

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 113年度審交簡字第388號 公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 胡裕勲 上列被告因過失傷害案件,經檢察官提起公訴(113年度調院偵 字第3681號),被告於本院審理程序中自白犯罪(113年度審交 易字第534號),經本院認宜以簡易判決處刑,爰不經通常程序 ,逕以簡易判決處刑如下:   主 文 胡裕勲犯過失傷害罪,處有期徒刑伍月,如易科罰金,以新臺幣 壹仟元折算壹日。   事實及理由 一、本案事實及證據,除事實部分關於起訴書犯罪事實欄第4行 後段刪除「汽」字之贅載,第5行「...柏油路面濕潤無缺陷 」更正為「...、『其他鋪裝』地面濕潤無缺陷」;證據部分 增列「被告胡裕勲於本院審理程序之自白(見審交易字卷第 31頁)」之外,餘均引用檢察官起訴書之記載(如附件)。 二、論罪科刑:  ㈠法律適用:   核被告所為,係犯刑法第284條前段之過失傷害罪。  ㈡刑之減輕事由:   被告於承辦員警尚未知悉肇事人姓名前,到場處理時,當場 承認為肇事人,有臺北市政府警察局道路交通事故肇事人自 首情形紀錄表可稽(見偵字卷第30頁),屬對於未發覺之罪 自首,且被告嗣亦接受裁判,爰依刑法第62條前段規定,減 輕其刑。  ㈢量刑審酌:   爰以行為人之責任為基礎,審酌被告駕駛自用小客貨車未遵 守交通規則,因而肇生本案事故,致告訴人受傷,實有不該 ,兼衡其犯後坦承犯行惟未賠償告訴人所受損害之態度(被 告表明保險公司初核可理賠新臺幣【下同】21萬元,其個人 能力所及可另賠償3萬元等語;告訴代理人即告訴人之父表 明希望被告賠償90萬元,且不願先受領3萬元做為一部預付 ,雙方差距過大致未能和解及實際賠償等情),兼衡被告於 審理時自述專科畢業之智識程度、已婚、有成年子女、現已 退休、經濟來源仰賴退休金、須扶養父親及兒子等生活狀況 (見審交易字卷第32頁),暨告訴人傷勢非輕、被告過失情 節非輕、犯罪手段、無前科之素行及自述之案發狀況等一切 情狀,量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折算標準。 三、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項(依法 院辦理刑事訴訟案件應行注意事項第159點,判決書據上論 結部分,得僅引用應適用之程序法條),逕以簡易判決處刑 如主文。 四、如不服本判決,得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上 訴狀,上訴於本院第二審合議庭(須附繕本)。 本案經檢察官洪敏超提起公訴,檢察官謝祐昀到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  18  日          刑事第二十庭 法 官 賴鵬年 上正本證明與原本無異。                 書記官 林意禎 中  華  民  國  113  年  12  月  19  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第284條 因過失傷害人者,處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金 ;致重傷者,處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。 附件: 臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書                  113年度調院偵字第3681號   被   告 胡裕勲  男 63歲(民國00年0月00日生)             住○○市○○區○○街00巷00號4樓             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因過失傷害案件,已經偵查終結,認應該提起公訴,茲 將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、胡裕勲於民國112年10月4日晚間6時51分許,駕駛車牌號碼0 00-0000號自用小客貨車,沿臺北市大安區辛亥路2段第3車 道西往東方向行駛至台大體育館地下停車場車道入口前時, 欲右轉進入該停車場時,本應注意汽轉彎車應禮讓直行車先 行,且依當時天候雨、夜間有照明、柏油路面濕潤無缺陷、 無障礙物且視距良好,並無不能注意之情形,竟疏未注意及 此貿然右轉駛入地下停車場,適有劉宣徹騎乘自行車沿人行 道上自行車專用道旁由西往東方向行駛至台大體育館地下停 車場之車道口處,胡裕勳見狀乃閃避不及,致其駕駛之上開 車輛車頭與劉宣徹騎乘之自行車左側車身碰撞,劉宣徹並因 此倒地而受有鼻骨閉鎖性骨折、頭部鈍傷、小腿挫傷、右側 手部挫傷、鼻開放性傷口等傷害。嗣警方獲報到場,胡裕勳 即對至現場處理事故之警員坦承肇事,自首而接受裁判。 二、案經劉宣徹訴由臺北市政府警察局大安分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實: 編號 證據名稱 待證事實 1 被告胡裕勲於警詢及本署檢察事務官詢問時之供述 坦承於上開時、地,駕駛ATD-6537號車輛與告訴人劉宣徹騎乘之自行車發生碰撞並致告訴人成傷之事實。 2 告訴人代理人劉錫山於警詢及本署檢察事務官詢問時之指述 告訴人騎乘自行車在自行車專道旁遭駕車右轉之被告撞擊成傷之事實。 3 臺北市政府警察局道路交通事故現場圖、補充資料表、談話記錄表、調查報告表㈠㈡及通事故初步分析研判表各1份 本案事故發生之過程及現場狀況。 4 本署檢察事務官製作之勘驗報告1份 5 臺北市立聯合醫院(仁愛院區)診斷證明書1紙 告訴人因本案受有鼻骨閉鎖性骨折、頭部鈍傷、小腿挫傷、右側手部挫傷、鼻開放性傷口等傷害之事實。 6 臺北市政府警察局大安分局道路交通事故肇事人自首情形紀錄表 被告於肇事後在未被有偵查犯罪職權之機關或公務員發覺其為犯人前,即坦承肇事,自首而接受裁判之事實。 二、核被告所為,係犯刑法第284條前段過失傷害罪嫌。又被告 於肇事後未離開現場,於員警前往現場處理時在場,並當場 承認為肇事人,此有道路交通事故肇事人自首情形紀錄表1份 在卷可稽,被告於有偵查權之員警發覺前開犯行之犯罪人前 ,自行向現場處理員警申告上開犯行,並表示願意接受審判之 意,核符自首之要件,請審酌是否依刑法第62條前段規定減 輕其刑。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此 致 臺灣臺北地方法院 中  華  民  國  113  年  8   月  18  日                檢 察 官 洪敏超 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  9   月  18  日                書 記 官 陳淑英

2024-12-18

TPDM-113-審交簡-388-20241218-1

上訴
臺灣高等法院

洗錢防制法等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第2069號 上 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 上 訴 人 即 被 告 楊顗憲 上列上訴人等因被告違反洗錢防制法等案件,不服臺灣桃園地方 法院112年度審金訴字第1958號,中華民國113年2月23日第一審 判決(起訴案號:臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第34083號) ,提起上訴,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   理 由 一、本案審判範圍:   按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之,刑 事訴訟法第348條第3項定有明文。查上訴人即檢察官於上訴 書及本院審理時明示僅就被告楊顗憲(下稱被告)之刑一部 提起上訴(見本院卷第23、119頁);復觀諸被告於本院審 理時明示僅就原判決之量刑部分一部上訴(見本院卷第119 頁),則依刑事訴訟法第348條第3項規定及其修法理由,本 院審理範圍自僅及於原判決關於被告之刑部分,檢察官及被 告未表明上訴之其他部分則不屬本院審判範圍,合先敘明。 二、上訴意旨:  ㈠檢察官上訴意旨略以:本件被告與詐騙集團之行為,造成被 害人財產重大損失,原審量處被告有期徒刑8月,實屬過輕 等語。  ㈡被告上訴意旨略以:其對於此次犯案,深感抱歉,希望能與 被害人達成和解,家中有86歲祖父(重聽、老年癡呆)、82 歲祖母(中風)需要照顧,請求從輕量刑等語。 三、刑之減輕事由之審酌:  ㈠按行為後法律有變更者,適用行為時之法律,但行為後之法 律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2 條第1項定有明文。  ㈡被告行為後,洗錢防制法先後於112年6月14日修正公布第16 條第2項並於112年6月16日生效,又於113年7月31日修正公 布變更條次為第23條第3項,並自同年8月2日起生效。行為 時(即112年6月14日修正前)洗錢防制法第16條第2項規定 :「犯前2條之罪,在偵查或審判中自白者,減輕其刑。」 中間時(即112年6月14日修正後至113年7月31日修正前)洗 錢防制法第16條第2項規定:「犯前4條之罪,在偵查『及歷 次』審判中均自白者,減輕其刑。」裁判時(即113年7月31 日修正後)洗錢防制法第23條3項規定:「犯前4條之罪,在 偵查『及歷次』審判中均自白者,『如有所得並自動繳交全部 所得財物者』,減輕其刑;『並因而使司法警察機關或檢察官 得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益,或查獲其他正犯或 共犯者,減輕或免除其刑』。」因依行為時法規定,行為人 僅需在偵查「或」審判中自白者,即得減輕其刑;惟依中間 時法規定及裁判時法規定,行為人須於偵查「及歷次」審判 中均自白,裁判時法復增訂如有所得並自動繳交全部所得財 物者,始符減刑規定。經比較之結果,中間時法及裁判時法 之規定未較有利於行為人。依刑法第2條第1項前段規定,應 適用被告行為時即112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第 2項規定(下簡稱修正前洗錢防制法第16條第2項)。是被告 於原審及本院審理時坦認其洗錢犯行,應依修正前洗錢防制 法第16條第2項規定,減輕其刑。    四、駁回上訴之理由:  ㈠按量刑係法院就繫屬個案犯罪之整體評價,為事實審法院得 依職權自由裁量之事項,量刑判斷當否之準據,應就判決之 整體觀察為綜合考量,並應受比例原則等法則之拘束,非可 恣意為之,致礙其公平正義之維護,必須兼顧一般預防之普 遍適應性與具體個案特別預防之妥當性,始稱相當。苟已斟 酌刑法第57條各款所列情狀,而未逾越法定刑度,如無偏執 一端,致有明顯失出失入之恣意為之情形,上級審法院即不 得單就量刑部分遽指為不當或違法(最高法院100年度台上 字第5301號判決意旨參照)。查原審於量刑理由已詳為說明 審酌被告正值青壯,竟不思循正當途徑獲取所需,反聽從不 詳成員之指示、擔任車手工作,與該不詳成員共同為本案詐 欺、洗錢犯行,不僅助長詐騙歪風、製造金流斷點,致檢警 機關追查不易,令該某不詳成員能保有犯罪所得,亦造成告 訴人受有財產上之損失,所為實非可取,應予懲處;惟念被 告犯後坦承犯行,態度尚可;兼衡其犯罪之動機、目的、手 段、情節、本案參與之程度及角色分工、告訴人財產受損之 程度;並考量被告雖有意賠償告訴人之損失,惜未能取得告 訴人之原諒,未能達成調解乙節,有原審法院調解委員調解 單1紙、原審準備程序筆錄1份(詳原審卷第45頁、第51頁) 在卷可按;暨斟酌告訴人胡清誥請求從重量刑之意見,及被 告自陳目前打零工、其祖母中風,需要其照顧(詳原審卷第 56頁)等一切情狀,量處有期徒刑8月,併科罰金新臺幣( 下同)3萬元,並諭知罰金如易服勞役,以1,000元折算1日 之折算標準。就刑罰裁量職權之行使,既未逾越法律所規定 之範圍,亦無濫用權限之情形,難遽謂原判決之量刑有何不 當,且未悖於法律秩序之理念,符合法規範之目的,亦無違 反比例、平等原則或罪刑相當原則。是檢察官上訴請求從重 量刑、被告上訴請求從輕量刑,皆無理由,均應予駁回。  ㈡至原審就被告所為洗錢犯行,雖未及審酌比較上開洗錢防制 法於113年7月31日就洗錢罪刑度之修正,然本件被告有如前 述應適用112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定 之情形,依修正前洗錢之洗錢防制法第14條第1項、第3項之 規定,所得之量刑範圍為1月以上5年以下,而依修正後洗錢 防制法規定,則無洗錢減輕事由,所得之量刑範圍為6月以 上5年以下,故仍應以修正前洗錢防制法第14條第1項為刑之 裁量,是結果並無不同,對判決不生影響,原判決適用行為 時法科刑,而未比較適用,並不構成撤銷之原因(最高法院 96年度台上字第270號判決意旨參照),附此敘明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。 本案經檢察官吳明嫺提起公訴,檢察官洪敏超到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  18  日          刑事第十三庭 審判長法 官 連育群                    法 官 陳思帆                    法 官 劉為丕 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 林鈺翔 中  華  民  國  113  年  12  月  18  日 附錄:本案論罪科刑法條全文 中華民國刑法第30條 幫助他人實行犯罪行為者,為幫助犯。雖他人不知幫助之情者, 亦同。 幫助犯之處罰,得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下 罰金。 修正前洗錢防制法第2條 本法所稱洗錢,指下列行為: 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追訴 ,而移轉或變更特定犯罪所得。 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。

2024-12-18

TPHM-113-上訴-2069-20241218-1

臺灣臺北地方法院

竊盜

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第4535號 公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 張漢斌 上列被告因竊盜案件,經檢察官提起公訴(113年度調院偵字第3 089號),嗣被告於審理中自白犯罪,本院認宜以簡易判決處刑 ,爰逕以簡易判決處刑如下:   主 文 張漢斌犯竊盜罪,處罰金新臺幣陸仟元,如易服勞役,以新臺幣 壹仟元折算壹日。緩刑貳年。   事實及理由 一、本件犯罪事實及證據,除證據部分增列「被告張淑美於本院 審理時之自白」(見本院易字卷二第32頁)外,其餘均引用 檢察官聲請簡易判決處刑書(如附件)之記載。 二、核被告所為,係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。 三、爰以行為人責任為基礎,審酌被告為一己之私任意竊取他人 財物,顯乏尊重他人財產權之觀念,所為實不可取;復考量 被告犯後坦承犯行,犯罪後業已與告訴人達成和解,將腳踏 車之後輪組返還並將之修復,回復原狀,告訴人並同意不追 究本案刑事責任並拋棄其餘民事賠償請求權,有臺北市政府 警察局大安分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、贓物認領 保管單及113年1月29日簡易和解書影本(見偵11540卷第23至 33頁、調院偵卷第7頁)在卷可稽,其犯罪所生之危害程度已 獲減輕,及其犯罪動機、目的、手段暨其於警詢中自陳國小 畢業之教育程度、任國術館館長、小康之家庭經濟狀況等一 切情狀(見偵11540卷第頁),量處如主文所示之刑,並諭 知易服勞役之折算標準。 四、又被告前未曾因故意犯罪,受有期徒刑以上刑之宣告,有卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表可參,僅因一時思慮欠周,致罹本罪,雖應予非難,惟念其犯後坦承犯行,尚有悔意,且已獲得告訴人之諒解,同意本院判決被告緩刑,此有本院113年12月12日準備程序筆錄(見易字卷二第33頁)附卷足憑,因認被告經本案偵審程序後,當知所警惕,嗣後再犯之可能性較低,因認其所受刑之宣告以暫不執行為適當,爰依刑法第74條第1項第1款之規定,併予宣告緩刑2年,以啟自新。 五、再者,被告於案發後已將腳踏車後輪組返還告訴人,並與告 訴人達成調解,將後輪組裝回腳踏車,以回復原狀,告訴人 亦於準備程序中向本院表示,不需要被告再賠償等語,有贓 物認領保管單及113年1月29日簡易和解書影本及本院準備程 序筆錄(見偵11540卷第33頁、調院偵卷第7頁、易字卷二第3 3頁)在卷可參,故就犯罪所得850元即不再宣告沒收或追徵 。 六、據上論斷,依刑事訴訟法第449條第2項、第450條第1項、第 454條第2項,逕以簡易判決處刑如主文。 七、如不服本判決,得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴   狀,上訴於本院第二審合議庭(須附繕本)。 本案經檢察官洪敏超聲請以簡易判決處刑,檢察官陳立儒到庭執 行職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  17  日          刑事第五庭  法 官  如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備 理由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。 附件:臺灣臺北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                   113年度調院偵字第3089號   被   告 張漢斌 男 73歲(民國00年00月00日生)             住○○市○○區○○○路000巷00號             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因竊盜案件,業經偵查終結,認為宜聲請以簡易判決處 刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、張漢斌於民國113年1月24日中午12時52分許,在臺北市○○區 ○○路0段000巷0號前停車格處,見林妙秋停放於上址之自行 車未上鎖,遂意圖為自己不法之所有,基於竊盜之犯意,徒 手竊取該自行車後輪1組(價值約新臺幣1,000元)得手後,隨 即離去。嗣經林妙秋返回後發覺上開自行車後輪遭竊,乃報 警處理,復經警調閱現場附近監視器後,查知上情。 二、案經林妙秋訴由臺北市政府警察局大安分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實,業據被告張漢斌於警詢中坦承不諱,復經告 訴人林妙秋於警詢中指訴明確,並有現場及周遭監視器影像 畫面擷圖及採證照片共8張、臺北市政府警察局大安分局扣 押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、贓物認領保管單 各1份在卷可稽。是被告之任意性自白核與事實相符,被告 犯嫌應堪認定。 二、核被告所為,係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。請審酌被 告已與告訴人達成和解,此有簡易和解書1紙在卷可憑,量 處被告適當之刑。至被告所竊得之自行車後輪,雖為其犯罪 所得,然已合法發還予告訴人,有臺北市政府警察局贓物認 領保管單1紙在卷可稽,爰依刑法第38條之1第5項規定,不予 聲請宣告沒收或追徵,併此敘明。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此 致 臺灣臺北地方法院 中  華  民  國  113  年  6   月  10  日                檢 察 官 洪敏超 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  7   月  11  日                書 記 官 陳淑英 本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理,法院簡易庭得不傳喚被告、 輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑;被告、被害 人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或 對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時,請即另以 書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。

2024-12-17

TPDM-113-簡-4535-20241217-1

臺灣臺北地方法院

竊盜

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第4497號 公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 黃柔禎 上列被告因竊盜案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(113年度 調院偵字第2033號),本院受理後(113年度簡字第2584號), 認不宜逕以簡易判決處刑,改依通常程序審理(113年度易字第1 138號),嗣被告於本院審理程序中自白犯罪,本院認宜以簡易 判決處刑,判決如下:   主 文 黃柔禎犯竊盜罪,處拘役肆拾日,如易科罰金,以新臺幣壹仟元 折算壹日。 未扣案如附表所示之犯罪所得均沒收,於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時,均追徵其價額。   事實及理由 一、本案犯罪事實及證據均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記 載(如附件)。 二、核被告黃柔禎所為,係犯刑法第320條第1項竊盜罪。 三、爰以行為人責任為基礎,審酌被告不思以正當方式獲取財物 ,卻恣意竊取告訴人寶雅公司置於貨架上供販售之多種商品 ,所為實有不該,兼衡其前科素行(見臺灣高等法院被告前 案紀錄表),以及自陳之教育程度、經濟及家庭狀況(見臺 北市政府警察局中山分局調查筆錄),暨犯罪動機、目的、 手段、素行、竊得財物價值等一切情狀,量處如主文所示之 刑,並諭知易科罰金之折算標準。 四、如附表所示之商品均屬被告犯本件竊盜罪之犯罪所得,因未 據扣案,應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定沒收 ,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 五、如不服本判決,得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴 狀,上訴於本院第二審合議庭(須附繕本)。 六、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第450條第1項、 第454條第2項,逕以簡易判決處刑如主文。 七、本案經檢察官洪敏超聲請簡易判決處刑,檢察官劉文婷到庭 執行職務。   中  華  民  國  113  年  12  月  16  日          刑事第八庭 法 官 林奕宏 上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備 理由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。                書記官 張閔翔 中  華  民  國  113  年  12  月  17  日 附錄本案論罪科刑法條全文 刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。 附表: 編號 商品名稱/數量 價值(元) 1 Solone訂製舒芙蕾海綿-扇形/1個 89 2 高絲美顏定格持粧噴霧85ml-姆明薰衣草/1個 360 3 QUINLIVAN光微美瞳彩日10入-檸檬黃200/2盒 580 4 曼秀雷敦Lip Pure純淨植物潤唇膏4g-香橙/2支 318 5 曼秀雷敦Lip Pure純淨植物潤唇膏4g-佛手柑/1支 159 6 MakeCover毛孔隱形遮瑕美肌霜20g/1條 455 7 MakeCover控油防脫妝濾鏡美肌液6.5g/1瓶 455 8 1028胺基酸健康極潤護唇膏3g/1支 199 共計 2,615 附件:臺灣臺北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                   113年度調院偵字第2033號   被   告 黃柔禎 女 37歲(民國00年0月0日生)             住○○市○○區○○○街00號6樓             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因竊盜案件,業經偵查終結,認為宜聲請以簡易判決處 刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、黃柔禎意圖為自己不法之所有,基於竊盜之犯意,於民國11 2年10月20日19時52分許,在臺北市○○區○○○路000號之寶雅 國際股份有限公司(下稱寶雅公司)台北林森門市內,趁店 員未及注意之際,徒手將陳列於貨架上如附表所示之商品( 價值共計新臺幣【下同】2,615元)自包裝外盒取出後,繼 而竊取其內容物得手,復藏放於隨身肩背包內,再將空盒放 回貨架上,其後黃柔禎僅持其他商品結帳後即逕行離去。嗣 經該店店員察覺貨架商品短缺,乃調閱監視器並報警處理後 而循線查悉上情。 二、案經寶雅公司委由簡信慧訴由臺北市政府警察局中山分局報 告偵辦。     證據並所犯法條 一、證據: (一)被告黃柔禎於警詢時之供述。 (二)告訴代理人簡信慧於警詢時之指訴。 (三)如附表所示之商品售價標籤8枚及臺北市政府警察局中山 分局被告遺留在現場空盒照片3張。 (四)監視器影像光碟1片及擷圖24張。 二、核被告所為,係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。至被告本 案竊得之物,為被告之犯罪所得,請依刑法第38條第1項前 段規定宣告沒收,如於全部或一部不能沒收或不宜沒收時, 請依同條第3項規定追繳其價額。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此 致 臺灣臺北地方法院 中  華  民  國  113  年  6   月  14  日                檢 察 官 洪敏超 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  7   月  16  日                書 記 官 陳淑英 本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理,法院簡易庭得不傳喚被告、 輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑;被告、被害 人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或 對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時,請即另以 書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。 附表: 編號 商品名稱/數量 價值(元) 1 Solone訂製舒芙蕾海綿-扇形/1個 89 2 高絲美顏定格持粧噴霧85ml-姆明薰衣草/1個 360 3 QUINLIVAN光微美瞳彩日10入-檸檬黃200/2盒 580 4 曼秀雷敦Lip Pure純淨植物潤唇膏4g-香橙/2支 318 5 曼秀雷敦Lip Pure純淨植物潤唇膏4g-佛手柑/1支 159 6 MakeCover毛孔隱形遮瑕美肌霜20g/1條 455 7 MakeCover控油防脫妝濾鏡美肌液6.5g/1瓶 455 8 1028胺基酸健康極潤護唇膏3g/1支 199 共計 2,615

2024-12-16

TPDM-113-簡-4497-20241216-1

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竊盜

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第3596號 聲 請 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 張瀞方 上列被告因竊盜案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑,本院判決 如下:   主   文 張瀞方犯竊盜罪,處罰金新臺幣肆仟元,如易服勞役,以新臺幣 壹仟元折算壹日。   事實及理由 一、本件犯罪事實及證據,均引用聲請簡易判決處刑書之記載(   如附件)。 二、核被告張瀞方所為,係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。爰審 酌被告之犯罪動機、手段、犯後態度、所竊財物之價值、智 識程度、生活狀況、前科素行等一切情狀,量處如主文所示 之刑,並諭知易服勞役之折算標準。 三、依刑事訴訟法第449條第1項、第3項、第454條第2項,刑法   第320條第1項、第42條第3項前段,逕以簡易判決處刑如主 文。 中  華  民  國  113  年  12  月  13  日          刑事第十五庭 法 官 朱家毅 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕)「切勿逕 送上級法院」。                 書記官 林鈴芬 中  華  民  國  113  年  12  月  13  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 附件: 臺灣臺北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                   113年度調院偵字第4092號   被   告 張瀞方  女 63歲(民國00年0月0日生)             住○○市○○區○○街000號6樓             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因竊盜案件,業經偵查終結,認為宜聲請以簡易判決處 刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:      犯罪事實 一、張瀞方意圖為自己不法之所有,基於竊盜之犯意,於民國11 3年4月11日19時45分許,在臺北市○○區○○街00號之「 ONE B OY」西門旗艦店內,趁店員未及於注意之際,徒手竊取店內 展示架上之黑色運動鞋1雙(價值新臺幣1,950元,已發還) 得手,復藏於隨身購物袋內,僅以其餘選購商品加以結帳即 離去。嗣該店店長周庭涵發覺上開球鞋遭竊,經調閱店內監 視器畫面並查詢消費紀錄後報警處理,始悉上情。 二、案經周庭涵訴由臺北市政府警察局萬華分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、上揭犯罪業據被告張瀞方於警詢中坦承不諱,核與告訴人周 庭涵之指訴情節大致相符,並有臺北市政府警察局萬華分局 扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、贓物認領保管 單、玉山銀行信用卡暨支付金融事業處113年4月24日函、監 視器畫面擷圖5張、被告及扣案物照片各1張等在卷可憑,被 告犯嫌應堪認定。 二、核被告所為,係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。至被告所 竊得之上開球鞋已返還予告訴人,此有贓物認領保管單在卷 可憑,是依刑法第38條之1第1項後段、第5項規定,不予聲 請宣告沒收或追徵。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此 致 臺灣臺北地方法院 中  華  民  國  113  年  8   月  5   日                檢 察 官 洪敏超 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  9   月  24  日                書 記 官 陳淑英 本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理,法院簡易庭得不傳喚被告、 輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑;被告、被害 人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或 對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時,請即另以 書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。

2024-12-13

TPDM-113-簡-3596-20241213-1

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