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臺灣雲林地方法院

聲請具保停止羈押

臺灣雲林地方法院刑事裁定 113年度聲字第927號 聲 請 人 即 被 告 劉冠志 上列聲請人即被告因詐欺案件(113年度訴字第536號),聲請具 保停止羈押,本院裁定如下:   主 文 劉冠志於提出新臺幣伍萬元之保證金後,准予停止羈押,並限制 住居於屏東縣○○市○○街00○0號。   理 由 一、聲請意旨略以:被告劉冠志在羈押期間已深感悔悟,家人已 為被告覓得正當之工作機會,待被告出所後可馬上上班,不 會因為經濟狀況或其他問題再去參與詐欺犯罪,爰聲請准予 具保停止羈押等語。 二、按被告及得為其輔佐人之人或辯護人,得隨時具保,向法院 聲請停止羈押,刑事訴訟法第110條第1項定有明文。又按羈 押之必要性,係由法院就具體個案,依職權衡酌是否有非予 羈押顯難保全證據或難以遂行訴訟程序者為準據。換言之, 被告縱屬犯罪嫌疑重大,且具有法定羈押原因,若依比例原 則判斷並無羈押之必要者,自得為停止羈押之裁定,或改以 其他干預被告權利較為輕微之強制處分,同法第101條之2具 保、責付,第111條第5項限制住居等規定,亦即本此意旨而 設。故有無羈押之必要性,得否具保、責付、限制住居而停 止羈押,均屬事實審法院得自由裁量、判斷之職權(最高法 院96年度台抗字第314號裁定可資參照)。 三、被告因詐欺案件,由檢察官提起公訴,經本院受命法官訊問 後,認被告涉犯加重詐欺未遂、洗錢未遂、行使偽造私文書 、行使偽造特種文書及參與犯罪組織等罪,犯罪嫌疑重大, 並審酌被告前於民國105年、109年間均有詐欺案件之前科, 甫於112年10月間縮刑期滿執行完畢,復加入本案詐騙集團 參與詐騙等犯行,犯罪時間及手段具有高度密接性及相似性 ,且被告自承係因家庭經濟狀況困難及自身身心狀況因素, 導致無法依照正常工作之薪水用以償還家中債務,始鋌而走 險加入本案詐騙集團為本案犯行,再參以一般詐騙集團密集 收取贓款且甚多重操舊業之犯罪模式及社會現實,本院認為 在被告經濟環境及外在條件未有明顯改善下,實有高度可能 有再為同一犯罪之危險,確有事實足認其有反覆實施詐欺犯 罪之虞;另考量被告所涉犯之整體犯罪情節非輕,衡酌被告 現因法律程序致人身自由暫時受限制,以及為達成國家刑事 司法權之有效行使、維護社會秩序、確保本案後續審判之順 利進行等公共利益之目的,認被告前揭羈押之原因,尚難以 具保、責付、限制住居或其他對被告人身自由侵害較小之手 段替代前述羈押事由,而有羈押之必要,爰處分被告自113 年10月29日起羈押3月在案。 四、經查,被告於本院準備程序時坦承全部犯行,經本院合議庭 裁定由受命法官獨任行簡式審判程序,業於113年11月19日 言詞辯論終結,並定期宣判,本院認為前揭羈押原因固然尚 存,然考量被告本案遭執行羈押迄今,已有相當時日,當因 此知所警惕,經綜合評估本案案件進行程度、被告犯行造成 之法益侵害大小、涉犯犯罪之惡性程度、保全刑罰執行之必 要性及比例原則等節,認原羈押之必要性已經降低,倘准由 被告提出相當之保證金且限制其住居所,應足以對其形成相 當程度之心理拘束力,可作為羈押之替代手段,而無羈押之 必要,爰諭知如主文所示。 五、依刑事訴訟法第111條第1項、第5項、第121條第1項,裁定 如主文。 中  華  民  國  113  年  11  月  26  日          刑事第七庭  法 官  鄭媛禎 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後10 日內向本院提出抗告狀(須 附繕本)。                 書記官  王麗智 中  華  民  國  113  年  11  月  26  日

2024-11-26

ULDM-113-聲-927-20241126-1

臺灣雲林地方法院

詐欺

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度易字第755號 公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 鄭聖縣 上列被告因詐欺案件,經檢察官提起公訴(112年度偵字第10318 號),被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述,經本院合議 庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序,判決如下:   主 文 乙○○犯行使偽造準私文書罪,處有期徒刑參月,如易科罰金,以 新臺幣壹仟元折算壹日。   事 實 一、乙○○明知其無資力儲值遊戲點數,竟意圖為自己不法之所有 ,基於詐欺得利及行使偽造準私文書之犯意,於民國111年4 月10日16時17分許,在其位於雲林縣○○鄉○○街000號之住處 連接上網,以社群軟體FACEBOOK(下稱臉書)暱稱「陳瑜璇 」私訊徐○祺(00年0月生,真實姓名詳卷,無證據證明乙○○ 知悉案發時徐○祺為少年),對其佯稱:可贊助遊戲點數, 須依指示提供行動電話門號及驗證碼云云,致徐○祺陷於錯 誤,因而於同日17時7分至13分許,將其父徐○郎(真實姓名 詳卷)向台灣大哥大股份有限公司(下稱台灣大哥大公司) 申辦之行動電話門號0000000000號(下稱本案門號)提供予 乙○○,並依乙○○之指示提供台灣大哥大公司傳送至本案門號 之簡訊驗證碼;乙○○取得上開門號及簡訊驗證碼資料後,未 經徐○祺與徐○郎之同意或授權,即冒用徐○郎之名義,向台 灣大哥大公司以小額付費方式,透過Apple公司之網路商城A pple Store陸續購買如附表所示金額之遊戲點數,而偽造用 以表示徐○郎同意以本案門號電信帳單作為網路消費代付方 式之電磁紀錄準私文書,並將前開消費訂購單經由網路傳輸 至台灣大哥大公司及Apple Store而行使之,致Apple Store 及台灣大哥大公司均陷於錯誤,誤認如附表所示之消費均經 徐○郎授權以行動電話門號小額付費方式支付價款,而將如 附表所示之消費款項均計入徐○郎之電信費用帳單內,乙○○ 因而詐得如附表所示免由本人支付遊戲點數服務費用之財產 上不法利益,足生損害於徐○祺、徐○郎、Apple Store及台 灣大哥大公司對於用戶消費紀錄管理及電信費用管理之正確 性。嗣徐○郎接獲台灣大哥大公司客服人員告知上開小額付 費消費資訊後發覺有異,乃報警處理,始查悉上情。 二、案經徐○郎訴由新北市政府警察局新店分局報告臺灣雲林地 方檢察署檢察官偵查起訴。     理 由 壹、程序部分   被告乙○○所犯之罪,係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以 上有期徒刑以外之罪,亦非高等法院管轄第一審案件,被告 於準備程序中就前揭被訴事實為有罪之陳述,經依法告知簡 式審判程序之旨,並聽取當事人之意見後,本院合議庭認無 不得或不宜依簡式審判程序進行之情形,爰依刑事訴訟法第 273條之1第1項規定,裁定本案由受命法官獨任進行簡式審 判程序,是本案之證據調查,依同法第273條之2規定,不受 同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1 及第164條至第170條規定之限制,合先敘明。 貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由   上揭犯罪事實,業據被告於偵查、本院準備程序及審理時坦 承不諱(偵卷第121至125頁;本院卷第35至37、42至43頁) ,核與證人即告訴人徐○郎於警詢時證述之被害經過(偵卷 第7至11頁)、證人即被告母親廖小萍於偵訊時證述之內容 (偵卷第121至125頁)均大致相符,並有Apple公司交易訂 單號碼、網路歷程、帳戶訊息及申登人查詢資料明細、通聯 調閱查詢單、被告與被害人徐○祺間臉書對話紀錄各1份(偵 卷第21至91頁)等證據資料附卷可佐,足認被告前開任意性 自白核與事實相符,堪以採信。是本案事證明確,被告上開 犯行堪以認定,應依法論科。 參、論罪科刑 一、按錄音、錄影或電磁紀錄,藉機器或電腦之處理所顯示之聲 音、影像或符號,足以為表示其用意之證明者,以文書論, 刑法第220條第2項定有明文。而所謂電磁紀錄,係指以電子 、磁性或其他無法以人之知覺直接認識之方式所製成之紀錄 ,而供電腦處理之用者而言。查被告未經告訴人之同意或授 權,即以告訴人之名義,向台灣大哥大公司以小額付費方式 購買如附表所示金額之遊戲點數,以此方式偽造不實之電磁 紀錄,用以表示告訴人使用本案門號以小額付費方式消費, 且同意將費用附加於電信費用中收取之意,自屬刑法第220 條第2項所規定之準文書。又刑法第339條第1、2項分別規定 詐欺取財罪及詐欺得利罪,前者之行為客體係指財物,後者 則指取得債權、免除債務、延期履行債務或提供勞務等財物 以外之財產上不法利益(最高法院86年度台上字第3534號判 決意旨參照)。而網路商店內之各項商品及消費,若非現實 可見之有形體財物,而係供人透過網路以電腦或行動電話等 設備讀取使用,並以電磁紀錄之方式儲存於伺服器,因仍有 一定之財產價值,自屬刑法詐欺罪保護之法益。本案被告詐 得之遊戲點數,係供人憑以於網際網路遊玩遊戲時使用,並 非現實可見之有形體財物,而屬具有財產上價值之利益,是 被告本案以詐術手段取得如附表所示金額之遊戲點數,且經 由告訴人上開門號之電信費繳交遊戲點數費用,獲得免除支 付該遊戲點數費用之債務,應認係取得財產上之不法利益。 是核被告所為,係犯刑法第216條、第210條、第220條第2項 之行使偽造準私文書罪及同法第339條第2項之詐欺得利罪。 被告於偽造準私文書後復行使之,其偽造準私文書之低度行 為應為行使之高度行為所吸收,不另論罪。 二、起訴書雖漏未論及被告同時涉犯行使偽造準私文書罪,惟此 部分與上開已起訴之詐欺得利罪部分,具有想像競合之裁判 上一罪關係(詳後述),為起訴效力所及,本院自應併予審 理,不生變更起訴法條之問題(最高法院92年度台上字第18 41號判決意旨參照)。又本院業已告知被告另涉嫌此部分之 犯罪事實、所犯法條及罪名,賦予被告實質答辯之機會,被 告亦表示瞭解且承認此部分犯罪等語(本院卷第34、37頁) ,尚無礙於被告防禦權之行使。 三、被告係基於同一行使偽造準私文書、詐欺得利之犯意,於密 集之時間、地點接續在附表所示時間為上開行為,侵害同一 法益,各行為獨立性極為薄弱,依一般社會健全觀念,在時 間差距上,難以強行分開,應視為數個舉動之接續施行,合 為包括之一行為予以評價,屬接續犯,應各論以一行使偽造 準私文書罪及詐欺得利罪。又被告以一行為同時觸犯上開2 罪,為想像競合犯,應依刑法第55條之規定,從一重之行使 偽造準私文書罪處斷。 四、被害人徐○祺係00年0月出生,其於案發當時雖係12歲以上未 滿18歲之少年,惟成年人故意對兒童及少年犯罪而應依兒童 及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定加重其刑者 ,固不以其明知被害人為兒童及少年為必要,但仍須證明該 成年人有對兒童及少年犯罪之不確定故意,亦即該成年人須 預見被害人係兒童及少年,且對於兒童及少年犯罪並不違背 其本意,始足當之(最高法院95年度台上字第5731號判決意 旨參照)。查被告供稱:我不知道被害人為未滿18歲之少年 等語(本院卷第43頁),而被害人與被告素不相識,係被告 於臉書隨意點選加為好友後以私訊方式聯繫被害人等情,亦 據證人即告訴人證述明確(偵卷第9至11頁),依卷存事證 ,尚乏積極證據足以證明被告主觀上明知或可得預見被害人 係少年而故意對之犯罪,則依罪疑唯輕及有疑唯利被告之原 則,被告上開犯行當無前揭兒童及少年福利與權益保障法第 112條第1項前段加重刑責規定之適用,附此敘明。 五、爰審酌被告正值青年,竟不思以正當途徑獲取所需,為圖一 己私慾,即漠視法令規定,恣意以上開方式獲取不法利益, 致生損害於被害人、告訴人、Apple Store及台灣大哥大公 司對於用戶消費紀錄管理及電信費用管理之正確性,顯然欠 缺尊重他人財產權及法律秩序之觀念,亦對社會交易安全產 生相當之危害,所為實有不該;惟念及被告犯後始終坦承犯 行,堪認其已坦然面對自己行為所鑄成之過錯,知所悔悟, 且積極與告訴人及被害人成立調解,並已如數履行完畢,此 據告訴代理人即被害人母親盧○妤到庭陳述明確(本院卷第4 3頁),並有本院113年度司刑移調字第578號調解筆錄存卷 可佐(本院卷第57頁),足認被告確已積極填補其行為所造 成之損害,犯後態度良好,復考量被告本案之犯罪動機、目 的、手段、所獲利益及所生損害等情節,參以被告之前科素 行(見卷附之臺灣高等法院被告前案紀錄表),兼衡其於本 院審理時自述之教育程度、家庭生活、工作及經濟狀況(本 院卷第44至45頁),並參酌告訴代理人、檢察官及被告就本 案表示之量刑意見(本院卷第46頁)等一切情狀,量處如主 文所示之刑,並諭知易科罰金之折算標準,以示懲儆。至告 訴人雖表示同意予被告緩刑機會等語(本院卷第57頁),惟 被告於113年6月間,因涉犯行使偽造準私文書罪受有期徒刑 以上刑之宣告確定,有前揭被告前案紀錄表在卷可查,是本 案不符合緩刑之要件,無從為緩刑之諭知,附此敘明。 六、沒收部分:   被告就本案犯行獲有如附表所示之利益共計新臺幣(下同) 15,000元(起訴書誤載,業經檢察官當庭更正,計算式:1, 000×15=15,000),固屬其本案犯罪所得,惟被告已與告訴 人及被害人成立調解,並按調解筆錄履行23,670元完畢,已 實際賠償其等所受損害(本院卷第43、57頁),業如前述, 合於刑法第38條之1第5項犯罪所得已實際合法發還被害人之 要件,爰就上開犯罪所得不予宣告沒收或追徵,附此敘明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段(程序法),判決如主文。 本案經檢察官甲○○提起公訴,檢察官黃晉展到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  11  月  19  日          刑事第七庭  法 官  鄭媛禎 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後 20 日內向本院提出上訴書狀,並 應敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)。 「切勿逕送上級法院」。 告訴人或被害人不服本判決,應具備理由請求檢察官上訴,及上 訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。「切勿逕送 上級法院」。                 書記官  王麗智 中  華  民  國  113  年  11  月  25  日 附錄本判決論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書,足以生損害於公眾或他人者,處5年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第216條 行使第210條至第215條之文書者,依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第220條 在紙上或物品上之文字、符號、圖畫、照像,依習慣或特約,足 以為表示其用意之證明者,關於本章及本章以外各罪,以文書論 。 錄音、錄影或電磁紀錄,藉機器或電腦之處理所顯示之聲音、影 像或符號,足以為表示其用意之證明者,亦同。 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。 附表: 編號 小額付費時間 消費序號 金額(新臺幣) 使用行動電話門號 備註 1 111年4月10日17時7分 MT51065FDQ 1,000元 0000000000 ①證人即告訴人於111年4月10日警詢筆錄(偵卷第7至11頁) ②Apple公司交易訂單號碼、網路歷程、帳戶訊息及申登人查詢資料明細(偵卷第21頁) 2 111年4月10日17時8分 MT51065QBJ 1,000元 3 111年4月10日17時9分 MT51065SQH 1,000元 4 111年4月10日17時9分 MT51065TZQ 1,000元 5 111年4月10日17時9分 MT51065W5J 1,000元 6 111年4月10日17時10分 MT51065Z6T 1,000元 7 111年4月10日17時10分 MT510661G2 1,000元 8 111年4月10日17時11分 MT510662YK 1,000元 9 111年4月10日17時11分 MT00000000 1,000元 10 111年4月10日17時11分 MT510665QK 1,000元 11 111年4月10日17時11分 MT510666YD 1,000元 12 111年4月10日17時12分 MT0000000T 1,000元 13 111年4月10日17時12分 MT51066DL7 1,000元 14 111年4月10日17時13分 MT51066G8X 1,000元 15 111年4月10日17時13分 MT51066HWF 1,000元 合計(計算式:1,000×15=15,000) 15,000元

2024-11-19

ULDM-113-易-755-20241119-1

臺灣雲林地方法院

聲請具保停止羈押

臺灣雲林地方法院刑事裁定 113年度聲字第912號 聲 請 人 即 被 告 高政益 選任辯護人 吳啟瑞律師 許富寓律師 上列聲請人即被告因詐欺案件(113年度訴字第499號),聲請具 保停止羈押,本院裁定如下:   主 文 高政益於提出新臺幣伍萬元之保證金後,准予停止羈押,並限制 住居於新北市○○區○○路0段000巷0弄0號4樓。   理 由 一、聲請意旨略以:被告高政益已坦承全部犯行,並與被害人成 立調解,希望法院給予交保機會,爰聲請准予新臺幣(下同 )3萬元至5萬元具保停止羈押等語。 二、按被告及得為其輔佐人之人或辯護人,得隨時具保,向法院 聲請停止羈押,刑事訴訟法第110條第1項定有明文。又按羈 押之必要性,係由法院就具體個案,依職權衡酌是否有非予 羈押顯難保全證據或難以遂行訴訟程序者為準據。換言之, 被告縱屬犯罪嫌疑重大,且具有法定羈押原因,若依比例原 則判斷並無羈押之必要者,自得為停止羈押之裁定,或改以 其他干預被告權利較為輕微之強制處分,同法第101條之2具 保、責付,第111條第5項限制住居等規定,亦即本此意旨而 設。故有無羈押之必要性,得否具保、責付、限制住居而停 止羈押,均屬事實審法院得自由裁量、判斷之職權(最高法 院96年度台抗字第314號裁定可資參照)。 三、被告因詐欺案件,由檢察官提起公訴,經本院受命法官訊問 後,認被告涉犯加重詐欺、洗錢、參與犯罪組織等罪,犯罪 嫌疑重大,並審酌被告在本案遭查獲時即有依照本案詐騙集 團成員之指示,傳訊向詐騙集團上游成員示警,亦有依照詐 騙集團成員之指示刪除其工作手機內詐騙集團教戰守則等相 關訊息,已有勾串共犯、湮滅證據以掩飾犯罪之情事,考量 本案目前之訴訟進行程度,認為若讓被告釋放在外,仍無法 排除其有串證、滅證之虞之高度風險,而有羈押之原因;另 考量被告所涉犯之整體犯罪情節非輕,衡酌被告現因法律程 序致人身自由暫時受限制,以及為達成國家刑事司法權之有 效行使、維護社會秩序、確保本案後續審判之順利進行等公 共利益之目的,認被告前揭羈押之原因,尚難以具保、責付 、限制住居或其他對被告人身自由侵害較小之手段替代前述 羈押事由,而有羈押之必要,爰處分被告自民國113年10月1 1日起羈押3月在案。 四、經查,被告於本院準備程序時坦承全部犯行,經本院合議庭 裁定由受命法官獨任行簡式審判程序,業於113年11月13日 言詞辯論終結,並定期宣判,本院認為前揭羈押原因固然尚 存,然本案相關事證已據扣案保全,考量被告本案遭執行羈 押迄今,已有相當時日,當因此知所警惕,經綜合評估本案 案件進行程度、被告犯行造成之法益侵害大小、涉犯犯罪之 惡性程度、保全刑罰執行之必要性及比例原則等節,認原羈 押之必要性已經降低,倘准由被告提出相當之保證金且限制 其住居所,應足以對其形成相當程度之心理拘束力,可作為 羈押之替代手段,而無羈押之必要,爰諭知如主文所示。 五、依刑事訴訟法第111條第1項、第5項、第121條第1項,裁定 如主文。 中  華  民  國  113  年  11  月  19  日          刑事第七庭  法 官  鄭媛禎 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後10 日內向本院提出抗告狀(須 附繕本)。                 書記官  王麗智 中  華  民  國  113  年  11  月  19  日

2024-11-19

ULDM-113-聲-912-20241119-1

臺灣雲林地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度易字第539號 公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 陳亭印 上列被告因違反毒品危害防制條例案件,經檢察官提起公訴(11 2年度毒偵字第1475號、113年度毒偵字第3號),被告於準備程 序中就被訴事實為有罪之陳述,經本院合議庭裁定由受命法官獨 任進行簡式審判程序,判決如下:   主 文 陳亭印持有第二級毒品純質淨重二十公克以上,處有期徒刑柒月 。扣案如附表編號1所示之物,均沒收銷燬之;扣案如附表編號2 所示之物,均沒收之。   事 實 一、陳亭印知悉第二級毒品甲基安非他命具有成癮性、濫用性及 對社會危害性,屬毒品危害防制條例所列管之第二級毒品, 不得非法持有,竟基於持有第二級毒品純質淨重20公克以上 之犯意,於民國112年11月上旬間某日,透過交友軟體SCRUF F與真實姓名年籍不詳、綽號「可幫調」之成年男子聯繫後 ,在高雄市新興區六合夜市附近,以新臺幣5萬7,000元之代 價,向「可幫調」購得甲基安非他命共計38公克(總純質淨 重23.1519公克以上)後,即為供己施用而持有之;其後, 陳亭印於112年11月16日22時許,在其停放在嘉義縣○○路○○○ ○號碼0000-00號自用小客車內,自上開購得之甲基安非他命 中取出1次施用之量,置入玻璃球內點火燒烤,再吸食所產 生煙霧之方式,施用第二級毒品甲基安非他命1次。嗣於112 年11月17日0時15分許,在雲林縣○○鄉○○路0○00號前,因陳 亭印駕駛上開車輛未開啟車燈且偏離車道駛至他人庭院,而 為警盤查,發現其為毒品列管人口,經其同意於同日1時10 分許採集其尿液送驗,檢驗結果呈甲基安非他命及安非他命 陽性反應;其後,陳亭印於同日5時20分許,在雲林縣○○鄉○ 鎮村○鎮00號之廣福宮前,因手持毒品吸食器昏睡在上開車 輛駕駛座上而為警查獲,並當場扣得如附表編號1、2所示之 物,而查悉上情。 二、案經雲林縣警察局斗南分局報告臺灣雲林地方檢察署檢察官 偵查起訴。   理 由 壹、程序部分   被告陳亭印所犯之罪,係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年 以上有期徒刑以外之罪,亦非高等法院管轄第一審案件,被 告於準備程序中就前揭被訴事實為有罪之陳述,經依法告知 簡式審判程序之旨,並聽取當事人之意見後,本院合議庭認 無不得或不宜依簡式審判程序進行之情形,爰依刑事訴訟法 第273條之1第1項規定,裁定本案由受命法官獨任進行簡式 審判程序,是本案之證據調查,依同法第273條之2規定,不 受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條 之1及第164條至第170條規定之限制,合先敘明。 貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由   上揭犯罪事實,業據被告於本院訊問、準備程序及審理時坦 承不諱(本院卷第134至135、147至150、154至156頁),並 有雲林縣警察局斗南分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表各 1份(警3118卷第11至15頁)、查獲現場暨扣案物照片12張 (警3118卷第19至29頁)、自願受採尿同意書、濫用藥物尿 液檢驗檢體真實姓名對照表、勘察採證同意書、欣生生物科 技股份有限公司112年11月30日出具之濫用藥物尿液檢驗報 告(原樣編號:0000000U0065)各1份(警3348卷第7至13頁 )、偵辦毒品案真實姓名與代號對照表、勘察採證同意書、 自願受採尿同意書、雲林縣警察局斗南分局毒品犯罪嫌疑人 尿液採驗作業管制紀錄,正修科技大學超微量研究科技中心 113年3月11日出具之尿液檢驗報告(原始編號:OZ00000000 0)各1份(警3118卷第37至41頁、偵1475卷第61至63頁)、 衛生福利部草屯療養院113年1月23日草療鑑字第1130100280 號、113年5月22日草療鑑字第1130500254號鑑驗書各1份( 偵1475卷第47至49頁、第75至77頁)等證據資料在卷可稽, 另有扣案如附表編號1(鑑定結果檢出甲基安非他命總純質 淨重23.1519公克,詳如附表所示)、2所示之物可以佐證, 足認被告前開任意性自白核與事實相符,堪以採信。是本案 事證明確,被告上開犯行堪以認定,應依法論科。 參、論罪科刑 一、所謂高度行為吸收低度行為,乃係基於法益侵害之觀點,認 為當高度行為之不法內涵足以涵蓋低度行為時,方得論以吸 收犯。98年5月20日修正(並自公布後6個月施行)之毒品危 害防制條例既將同屬持有毒品行為之處罰依持有毒品數量多 寡而分別以觀,顯見立法乃係有意以持有毒品數量作為評價 持有毒品行為不法內涵高低之標準,並據此修訂持有毒品罪 之法定刑,俾使有所區隔。因此當行為人持有毒品數量達法 定標準以上者,由於此舉相較於僅持有少量毒品之不法內涵 較高、法定刑亦隨之顯著提升,縱令行為人係為供個人施用 而購入,由於該等行為不法內涵非原本施用毒品行為所得涵 蓋,自不得拘泥於以往施用行為吸收持有行為之既定見解, 應本諸行為不法內涵之高低為判斷標準,改認持有法定數量 以上毒品之行為屬高度行為而得吸收施用毒品行為,或逕認 施用毒品之輕行為當為持有超過法定數量毒品之重行為所吸 收,方屬允當(最高法院102年度台上字第3295號判決意旨 參照)。是核被告所為,係犯毒品危害防制條例第11條第4 項之持有第二級毒品純質淨重20公克以上罪。被告本案購得 甲基安非他命後進而施用甲基安非他命之行為,應為其持有 第二級毒品甲基安非他命純質淨重20公克以上之行為所吸收 ,不另論罪。 二、爰以行為人之責任為基礎,審酌被告前有多次施用第二級毒 品、持有第二級毒品純質淨重20公克以上之前科,有臺灣高 等法院被告前案紀錄表在卷可參,難認素行良好;又其明知 甲基安非他命為毒品危害防制條例所列管並嚴禁持有之違禁 物,竟無視國家刑罰禁令而持有,且所持有甲基安非他命之 數量,不僅足以戕害自身健康,亦有引發治安疑慮之高度危 險,雖未至販賣,但仍具有潛在危害性,倘經流入市面,勢 必擴大危害範圍,促成毒品氾濫,對於社會治安之負面影響 及可能造成他人之身體危害均不容小覷,堪認其未因前案知 所警惕,守法意識薄弱,所為誠值非難;惟念及被告犯後尚 知坦承犯行,態度尚可,並考量其本案持有甲基安非他命之 數量、犯罪之動機、目的、手段、犯罪所生之危害等情節, 兼衡其於本院審理時自述之教育程度、家庭生活、工作及經 濟狀況(本院卷第156至157頁),並參酌檢察官及被告對本 案表示之量刑意見等一切情狀,量處如主文所示之刑。 三、沒收部分:   按查獲之第一、二級毒品,不問屬於犯罪行為人與否,均沒 收銷燬之,毒品危害防制條例第18條第1項前段定有明文。 又供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物,屬於犯罪行 為人者,得沒收之,刑法第38條第2項亦有明定。經查:  ㈠扣案如附表編號1所示之物,為本案查獲被告持有之第二級毒 品,應依毒品危害防制條例第18條第1項前段之規定,沒收 銷燬之。又包裝上開毒品之包裝袋,因其上殘留之毒品難以 析離,且無析離之實益與必要,應視同毒品,併予沒收銷燬 。至送驗耗損部分之毒品因已滅失,爰不併為沒收銷燬之諭 知,併此敘明。  ㈡扣案如附表編號2所示之物,為被告所有,供其本案施用甲基 安非他命所用之物,業據被告供述在卷(本院卷第156頁) ,爰依刑法第38條第2項前段規定,宣告沒收之。 據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段(程序法),判決如主文。 本案經檢察官朱啓仁提起公訴,檢察官黃晉展到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  11  月  19  日          刑事第七庭  法 官  鄭媛禎 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後 20 日內向本院提出上訴書狀,並 應敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)。 「切勿逕送上級法院」。                 書記官  王麗智 中  華  民  國  113  年  11  月  25  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 毒品危害防制條例第11條 持有第一級毒品者,處3年以下有期徒刑、拘役或新臺幣30萬元 以下罰金。 持有第二級毒品者,處2年以下有期徒刑、拘役或新臺幣20萬元 以下罰金。 持有第一級毒品純質淨重十公克以上者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科新臺幣1百萬元以下罰金。 持有第二級毒品純質淨重二十公克以上者,處6月以上5年以下有 期徒刑,得併科新臺幣70萬元以下罰金。 持有第三級毒品純質淨重五公克以上者,處2年以下有期徒刑, 得併科新臺幣20萬元以下罰金。 持有第四級毒品純質淨重五公克以上者,處1年以下有期徒刑, 得併科新臺幣10萬元以下罰金。 持有專供製造或施用第一級、第二級毒品之器具者,處1年以下 有期徒刑、拘役或新臺幣10萬元以下罰金。 附表:扣案物             編號 名稱 數量 持/所有人 內容 備註 1 甲基安非他命 4 包 陳亭印 鑑定結果:(淨重) 檢品編號:B0000000(編號1) 檢品外觀:細晶體 送驗數量:0.0085公克(淨重) 驗餘數量:0.0020公克(淨重) 檢出結果:第二級毒品甲基安非他命 檢品編號:B0000000(編號2) 檢品外觀:細晶體 送驗數量:0.1916公克(淨重) 驗餘數量:0.1742公克(淨重) 檢出結果:第二級毒品甲基安非他命 檢品編號:B0000000(編號3) 檢品外觀:細晶體 送驗數量:0.9396公克(淨重) 驗餘數量:0.9240公克(淨重) 檢出結果:第二級毒品甲基安非他命 檢品編號:B0000000(編號4) 檢品外觀:細晶體 送驗數量:29.6364公克(淨重) 驗餘數量:29.6202公克(淨重) 檢出結果:第二級毒品甲基安非他命 ①本院113年度保管檢字第256號2-2扣押物品清單(本院卷第31頁) ②衛生福利部草屯療養院113年1月23日草療鑑字第1130100280號、113年5月22日草療鑑字第1130500254號鑑驗書各1份(偵1475卷第47至49頁、第75至77頁) ③雲林縣警察局斗南分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份(警3118卷第11至15頁) ④查獲現場暨扣案物照片12張(警3118卷第19至29頁) 鑑定結果:(純質淨重) 檢品編號:B0000000(取樣自檢品編號B00      00000) 檢品外觀:細晶體 送驗數量:0.1916公克(淨重) 驗餘數量:0.1153公克(淨重) 檢出結果:第二級毒品甲基安非他命 純質淨重:甲基安非他命檢驗前淨重0.191      6公克,純度70.8%,純質淨重      0.1357公克 檢品編號:B0000000(取樣自檢品編號B00      00000) 檢品外觀:晶體 送驗數量:0.9396公克(淨重) 驗餘數量:0.9828公克(淨重) 檢出結果:第二級毒品甲基安非他命 純質淨重:甲基安非他命檢驗前淨重0.939      6公克,純度74.5%,純質淨重      0.7000公克 檢品編號:B0000000(取樣自檢品編號B000      0000) 檢品外觀:晶體 送驗數量:29.6364公克(淨重) 驗餘數量:29.5527公克(淨重) 檢出結果:第二級毒品甲基安非他命 純質淨重:甲基安非他命檢驗前淨重29.63      64公克,純度75.3%,純質淨重      22.3162公克 備考:送驗細晶體2包、晶體2包,送驗單位指定逐包鑑驗【甲基安非他命(Methamphetamine)之純質淨重】;除外包裝編號1(檢品編號B0000000)僅剩微量檢品,無法鑑驗純質淨重外;其餘檢品,甲基安非他命檢驗前總淨重30.7676公克,總純質淨重23.1519公克。 2 吸食器 2 組 陳亭印 被告所有供本案施用甲基安非他命所用之物。 ①本院113年度保管檢字第256號2-1扣押物品清單(本院卷第29頁) ②雲林縣警察局斗南分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份(警3118卷第11至15頁) ③查獲現場暨扣案物照片12張(警3118卷第19至29頁)

2024-11-19

ULDM-113-易-539-20241119-1

臺灣雲林地方法院

詐欺

臺灣雲林地方法院刑事裁定 113年度訴字第442號 公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 黃傳育 上列被告因詐欺案件,經檢察官提起公訴(112年度偵字第7091 號、113年度偵字第58號、第529號),本院裁定如下:   主 文 本案延展至民國一一三年十二月六日下午二時三十分宣判。   理 由 一、按期日除有特別規定外,非有重大理由,不得變更或延展之 ;期日經變更或延展者,應通知訴訟關係人,刑事訴訟法第 64條定有明文。又宣示判決期日屬審判長指定期日使訴訟關 係人到場行訴訟程序之一環,如遇有重大理由而無法在原訂 期日宣示判決者,不論以審判長名義,或以法院名義,均得 以裁定變更或延展宣示判決之期日。 二、本案被告黃傳育涉嫌詐欺案件,業於民國113年10月8日辯論 終結,原定於113年11月22日下午2時30分宣判,惟被告行為 後,洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例等規定,甫於113 年7月31日修正施行,於同年0月0日生效,新舊法律適用關 係較複雜,尚須耗費時間以資判斷,而無法如期宣判。審酌 本案證據已調查完畢,訴訟關係人亦已充分陳述,為免再開 辯論之程序繁複及訴訟關係人之奔波勞費,爰依刑事訴訟法 第64條第1項規定,裁定延展宣示判決期日如主文所示。 三、依刑事訴訟法第220條、第64條,裁定如主文。   中  華  民  國  113  年  11  月  19  日          刑事第七庭  法 官  鄭媛禎 以上正本證明與原本無異。 不得抗告。                 書記官  王麗智 中  華  民  國  113  年  11  月  19  日

2024-11-19

ULDM-113-訴-442-20241119-1

附民
臺灣雲林地方法院

損害賠償

臺灣雲林地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第573號 原 告 許佳音 被 告 謝雅貞 上列被告因詐欺案件(本院113年度訴字第362號),經原告提起 請求損害賠償之附帶民事訴訟,因事件繁雜,非經長久時日不能 終結其審判,爰依刑事訴訟法第504條第1項前段規定,將本件附 帶民事訴訟移送本院民事庭,特此裁定。 中 華 民 國 113 年 11 月 15 日 刑事第七庭 審判長法 官 陳雅琪 法 官 張恂嘉 法 官 鄭媛禎 以上正本證明與原本無異。 不得抗告。 書記官 王麗智 中 華 民 國 113 年 11 月 19 日

2024-11-15

ULDM-113-附民-573-20241115-1

臺灣雲林地方法院

毀棄損壞

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度易字第629號 公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 蔡銘益 上列被告因毀棄損壞案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第2 478號),被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述,經本院 合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序,判決如下:   主 文 蔡銘益犯毀損他人物品罪,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新 臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表編號1至3所示之物,均沒收。   事 實 一、蔡銘益因前於民國113年1月8日2時許,在雲林縣口湖鄉之「 百花時尚會館」與吳芷瑋發生糾紛,因而心生不滿,竟基於 毀損之犯意,於113年1月19日3時許,駕駛車牌號碼000-000 0號自用小客車(下稱A車)前往雲林縣○○鄉○○村○○路00號前 ,持附表編號2所示之非制式空氣槍1支(經鑑定認不具殺傷 力)向吳芷瑋停放於該處之車牌號碼000-0000號自用小客車 (下稱B車)車窗,發射附表編號1所示之金屬彈珠1顆,以 此方式損壞B車車窗玻璃,足生損害於B車之管領人吳芷瑋, 嗣經吳芷瑋報案,由警方調閱路面監視錄影畫面循線查悉上 情。 二、案經吳芷瑋訴由雲林縣警察局北港分局報告臺灣雲林地方檢 察署檢察官偵查起訴。   理 由 壹、程序部分   被告蔡銘益所犯之罪,係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年 以上有期徒刑以外之罪,亦非高等法院管轄第一審案件,被 告於準備程序中就前揭被訴事實為有罪之陳述,經依法告知 簡式審判程序之旨,並聽取被告及檢察官之意見後,本院合 議庭認無不得或不宜依簡式審判程序進行之情形,爰依刑事 訴訟法第273條之1第1項規定,裁定本案由受命法官獨任進 行簡式審判程序,是本案之證據調查,依同法第273條之2規 定,不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第 163條之1及第164條至第170條規定之限制。 貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由   上揭犯罪事實,業據被告於本院準備程序及審理時坦承不諱 (本院卷第93至95、98至10頁),核與證人即告訴人吳芷瑋 於警詢及偵查時證述之被害經過(偵卷第11至13、15至17、 93至至95頁)、證人即被告友人陳奕蒲於警詢時證述(偵卷 第19至21頁)內容均大致相符,並有現場監視器錄影畫面翻 拍照片、A車車輛詳細資料報表(偵卷第45至53頁、第59頁 )、雲林縣警察局北港分局口湖分駐所扣押筆錄、扣押物品 目錄表(偵卷第29至33頁)、扣案物照片(偵卷第39至44頁 )、內政部警政署刑事警察局113年4月17日刑理字第113602 2107號鑑定書(偵卷第73至78頁)等證據資料在卷可稽,另 有扣案如附表所示之物可以佐證,足認被告前開任意性自白 核與事實相符,堪以採信。是本案事證明確,被告上開毀損 犯行堪以認定,應依法論科。 參、論罪科刑 一、核被告所為,係犯刑法第354條之毀損他人物品罪。 二、爰以行為人之責任為基礎,審酌被告未能循理性和平方式解 決與告訴人間之糾紛,率以上開方式毀損B車車窗,顯然嚴 重欠缺尊重他人財產權之法治觀念,所為實有不該;惟念及 被告犯後終能坦承犯行,堪認其已坦然面對自己行為所鑄成 之過錯,尚知悔悟,然未能與告訴人成立調解或和解、賠償 告訴人所受損失之犯後態度,並考量被告本案之犯罪動機、 目的、手段、所生危害等情節,參以被告之前科素行(見卷 附之臺灣高等法院被告前案記錄表),兼衡其於本院審理時 自述之教育程度、家庭生活、工作及經濟狀況(本院卷第10 0至101頁),復參酌告訴人、檢察官及被告對本案表示之量 刑意見(本院卷第71、102頁)等一切情狀,量處如主文所 示之刑,並諭知易科罰金之折算標準。 三、沒收部分:   扣案如附表編號1至3所示之物,均為被告所有,供其本案犯 罪所用、或預備使用之物,業據被告供承在卷(本院卷第10 0頁),爰均依刑法第38條第2項前段規定,宣告沒收之。 據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段(程序法),判決如主文。 本案經檢察官黃煥軒提起公訴,檢察官黃晉展到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  11  月  15  日          刑事第七庭  法 官  鄭媛禎 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後 20 日內向本院提出上訴書狀,並 應敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)。 「切勿逕送上級法院」。 告訴人或被害人不服本判決,應具備理由請求檢察官上訴,及上 訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。「切勿逕送 上級法院」。                 書記官  王麗智 中  華  民  國  113  年  11  月  21  日 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第354條 毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用,足以生損害於 公眾或他人者,處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金 。 附表:扣案物                    編號 名稱 數量 持/所有人 內容 備註 1 金屬彈珠 1顆 蔡銘益 被告為本案犯行使用之物。嗣經告訴人於B車內發現,並提出予檢警扣案。 臺灣雲林地方檢察署113年度保字第685號收受贓證物品清單(偵卷第97頁)、本院113年度保管檢字第319號扣押物品清單(本院卷第15頁) 2 非制式空氣手槍(經鑑定認不具殺傷力) 1 支 ①被告為本案犯行使用之物。 ②鑑定結果:  送鑑空氣槍1枝(槍枝管制編號:0000000000),研判係非制式空氣槍,以小型高壓氣體鋼瓶内氣體為發射動力,經以金屬彈丸測試3次,其中彈丸(直徑5.986mm、質量0.881g)最大發射速度為102公尺/秒,計算其動能為4.5焦耳,換算其單位面積動能為16焦耳/平方公分(經鑑定認不具殺傷力)。 ①本院113年度保管檢字第415號2-2扣押物品清單(扣押物品清單於本院卷第61頁;扣案物照片於本院卷第47頁) ②內政部警政署刑事警察局113年4月17日刑理字第1136022107號鑑定書(偵卷第73至78頁)  3 鋼珠 1顆 被告預備犯罪使用之物。 本院113年度保管檢字第415號2-1扣押物品清單(扣押物品清單於本院卷第59頁;扣案物照片於本院卷第39頁)

2024-11-15

ULDM-113-易-629-20241115-1

簡上
臺灣雲林地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度簡上字第25號 上 訴 人 即 被 告 黃憲誠 上列上訴人即被告因違反毒品危害防制條例案件,不服本院中華 民國113年5月2日113年度六簡字第4號第一審刑事簡易判決(聲 請簡易判決處刑案號:112年度毒偵字第1284號、第1317號), 提起上訴,本院管轄之第二審合議庭判決如下:   主   文 原判決關於聲請簡易判決處刑書犯罪事實一㈠部分所處之刑暨定 應執行刑部分均撤銷。 上開撤銷部分,黃憲誠犯施用第二級毒品罪,處有期徒刑肆月, 如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。 其餘上訴駁回。 上開撤銷改判與上訴駁回部分所處之刑,應執行有期徒刑捌月, 如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。   事實及理由 一、本案審判範圍:  ㈠刑事訴訟法第348條第3項規定:「上訴得明示僅就判決之刑 、沒收或保安處分一部為之」,其立法理由為:「為尊重當 事人設定攻防之範圍,並減輕上訴審審理之負擔,容許上訴 權人僅針對刑、沒收或保安處分一部提起上訴,其未表明上 訴之認定犯罪事實部分,則不在第二審之審判範圍。」是科 刑事項已可不隨同其犯罪事實而單獨成為上訴之標的,且上 訴人明示僅就科刑事項上訴時,第二審法院即不再就原審法 院所認定之犯罪事實為審查,而應以原審法院所認定之犯罪 事實,作為論認原審量刑妥適與否之判斷基礎。又上開規定 ,依刑事訴訟法第455條之1第3項規定,於簡易判決之上訴 亦準用之。  ㈡本案係由被告黃憲誠提起上訴,依上訴人即被告(下稱被告 )所陳上訴意旨,已明示僅就原判決量刑部分提起上訴(本 院簡上卷第23、65至70、165頁),而未對原判決所認定之 犯罪事實及罪名聲明不服,參諸前揭說明,本件審理範圍僅 限於原判決之量刑部分,不及於原判決所認定之犯罪事實、 所犯法條(論罪)等其他部分,合先敘明。 二、本院據此審查量刑妥適與否之原審所認定犯罪事實、所犯法 條(罪名)部分之記載,均引用原審判決書及聲請簡易判決 處刑書所載(如附件一、二)。 三、被告上訴意旨略以:本案我2次施用之甲基安非他命都是在 民國112年8月間向廖崧宇購買,但當時的LINE對話紀錄已經 刪掉了,我有提供112年9月之後的對話紀錄給警方,也有配 合指證、供出毒品上游是廖崧宇,廖崧宇現已落網,希望法 院考量我有供出毒品來源廖崧宇,再減輕其刑等語(本院簡 上卷第23、65至69、163至165頁)。 四、本院就科刑部分之判斷說明:  ㈠本案無毒品危害防制條例第17條第1項之適用:  ⒈按毒品危害防制條例第17條第1項規定:「犯第4條至第8條、 第10條或第11條之罪,供出毒品來源,因而查獲其他正犯或 共犯者,減輕或免除其刑。」其中所謂「供出毒品來源,因 而查獲」,必以被告所稱供應自己毒品之人與嗣後查獲之其 他正犯或共犯所犯之罪之間具有關聯性,始稱充足。倘被告 所犯同上條項所列之罪之犯罪時間,在時序上較早於該正犯 或共犯供應毒品之時間,即令該正犯或共犯確因被告之供出 而被查獲;或其販賣毒品之時序雖較晚於該正犯或共犯供應 毒品之時間,惟其被查獲之案情與被告自己所犯同上條項所 列之罪之毒品來源無關者,均仍不符合上開應獲減免其刑規 定之要件(最高法院110年度台上字第1473號、第486號、第 452號等判決意旨參照)。又所謂「查獲」,係指犯該罪之 行為人具體提供毒品來源資訊,使調查或偵查犯罪之公務員 知悉而對之發動調查或偵查,並據以破獲者而言。而法院非 屬偵查犯罪機關,僅係於案件審理階段中即事實審言詞辯論 終結前,審查被告是否符合上開應予以減免其刑規定之要件 。至被告於調查、偵查中或法院審理時,其所供出毒品來源 之相關證據,仍應由有犯罪偵查權之機關予以憑判。是事實 審法院僅須於言詞辯論終結前調查被告之供出行為是否已經 由偵查機關破獲而符合減免其刑之規定,以資審認(最高法 院109年度台上字第3581號判決意旨參照)。  ⒉被告雖供稱本案毒品來源為廖崧宇,然為廖崧宇所否認(本 院簡上卷第113至117頁),其僅坦承有於113年3月1日販賣 甲基安非他命予被告等情(廖崧宇此部分涉嫌販賣第二級毒 品,另由臺灣雲林地方檢察署【下稱雲林地檢署】檢察官以 113年度偵字第1864、3291號提起公訴),此有前揭起訴書 列印本、雲林縣警察局斗南分局函覆資料及廖崧宇之臺灣高 等法院被告前案紀錄表在卷可參(本院簡上卷第43至46、79 至88、109至129、169至177頁)。且查,被告本案2次施用 甲基安非他命之時間,分別係112年9月1日22時許、112年9 月24日23時許,時序上早於廖崧宇上開販賣甲基安非他命予 被告之時間(即113年3月1日),是被告本案2次施用毒品行 為,與廖崧宇上開經查獲並起訴在案之販賣第二級毒品犯行 間,欠缺時序上之因果關聯性,自無毒品危害防制條例第17 條第1項減免其刑規定之適用。至被告所指廖崧宇另於112年 8月間販賣甲基安非他命予之部分,現由雲林地檢署檢察官 以113年度偵字第9612號偵查中,依卷內資料所示,除被告 與廖崧宇間撥打電話之通聯紀錄截圖(毒偵1284卷第37至39 頁)外,尚乏其他證據可資佐證,參以被告供稱:112年8月 間我與廖崧宇交易毒品之LINE對話紀錄均已刪除等語(本院 簡上卷第68至69、163頁),因而未能提供該部分毒品交易 之相關補強事證予檢警調查;復經詢問承辦檢察官該案之偵 查情形,亦顯示目前尚未因被告之供述而查獲廖崧宇販賣毒 品等情,有雲林地檢署公務電話紀錄單在卷可稽(本院簡上 卷第167頁),據此,依現有卷證資料,尚難認定有因被告 之供述而查獲本案之毒品來源為廖崧宇,無從適用毒品危害 防制條例第17條第1項規定予以減輕其刑。  ㈡關於自首減刑規定之適用:   按刑法第62條所謂自首,係以犯人在其犯罪未發覺前,向該 管公務員自承犯罪,而受裁判為要件。所謂「發覺」,固非 以有偵查犯罪權之機關或人員確知其人犯罪無誤為必要,而 於對其發生嫌疑時,即得謂為已發覺;但此項對犯人之嫌疑 ,仍須有確切之客觀事實根據得為合理之可疑者,始足當之 ,若單純主觀上之懷疑,尚不得謂已發生嫌疑(最高法院10 8年度台上字第1058號判決意旨參照)。經查:  ⒈就聲請簡易判決處刑書犯罪事實一㈠部分:   被告於警詢時即坦承此部分之施用第二級毒品犯行(毒偵12 84卷第10頁),考量警方於被告供述此部分犯行前,尚未發 現被告有持有毒品或施用毒品所用之物之情形,斯時復無驗 尿報告之存在,縱警方知悉被告有多次施用毒品之前科紀錄 ,或有疑似與毒品人口密切往來,仍不足憑此逕認警方有確 切之證據,得以合理懷疑或已知悉被告於本案驗尿前有施用 第二級毒品犯行,是被告此部分施用第二級毒品犯行合於自 首之要件,本院審酌其有面對司法之決心,爰依刑法第62條 前段之規定減輕其刑。  ⒉就聲請簡易判決處刑書犯罪事實一㈡部分:   此部分犯罪事實之查獲經過,係因被告為列管之毒品調驗人 口,其於112年9月27日經通知至雲林地檢署觀護人室採尿送 驗後,檢驗結果呈安非他命、甲基安非他命陽性反應等情, 有欣生生物科技股份有限公司112年10月13日濫用藥物尿液 檢驗報告在卷可稽(毒偵1317卷第11頁),是被告於同年11 月28日供述此部分施用毒品犯行(毒偵1317卷第86頁)之前 ,偵查機關依據上開尿液檢驗報告,已有客觀根據可合理懷 疑被告涉有施用第二級毒品罪嫌,並非僅止於單純主觀上懷 疑而已,依上開說明,被告此部分施用第二級毒品行為,業 經有偵查犯罪權限之機關發覺,雖被告事後就此部分犯行供 認不諱,亦僅屬自白,難認與刑法第62條自首之要件相符, 無從據此減輕其刑,附此敘明。 五、原判決撤銷部分(即原判決關於聲請簡易判決處刑書犯罪事 實一㈠部分暨定應執行刑部分):  ㈠原判決就聲請簡易判決處刑書犯罪事實一㈠所示被告施用第二 級毒品犯行部分,以其犯罪事證明確,予以論罪科刑,固非 無見。惟查,原判決就此部分漏未審酌被告是否自首並依刑 法第62條前段規定減輕其刑(參前開四、㈡、⒈),尚有未洽 ,被告就此部分提起上訴,主張有毒品危害防制條例第17條 第1項供出毒品來源之減刑規定適用,雖無理由(參前開四 、㈠),惟原判決既有上開可議之處,即屬無可維持,應由 本院將原判決關於此部分所處之刑暨定應執行刑部分,予以 撤銷改判,期臻適法。  ㈡爰審酌被告未能深刻體悟毒品對於自身健康之戕害及社會之 負擔,且前已因施用毒品犯行,經施以觀察、勒戒後,仍未 能戒除毒癮,猶再犯本案施用第二級毒品犯行,顯示其戒除 毒害之意志力不堅,亦無視國家杜絕毒品犯罪之禁令,所為 實不可取;惟念及被告犯後尚知坦承犯行,態度尚可,並考 量其本案之犯罪動機、目的、手段,酌以被告施用毒品之行 為固戕害個人健康至鉅,然就他人權益之侵害尚屬有限等情 ,兼衡被告前有賭博、施用毒品之前科,素行非佳,有臺灣 高等法院前案紀錄表在卷可參,復參酌其於本院審理時自述 之教育程度、家庭生活、工作及經濟狀況(本院簡上卷第16 4至165頁)等一切情狀,量處如主文第2項所示之刑,並諭 知易科罰金之折算標準。 六、上訴駁回部分(即原判決關於聲請簡易判決處刑書犯罪事實 一㈡部分):   按量刑之輕重,係屬事實審法院得依職權自由裁量之事項, 苟法院於量刑時,已以行為人之責任為基礎,斟酌刑法第57 條各款所列情狀,而未逾越法定範圍,又未濫用其職權,即 不得指為違法(最高法院101年度台上3147號判決意旨參照 );又在同一犯罪事實與情節,如別無其他加重或減輕之原 因,下級審量定之刑,亦無過重或失輕之不當情形,則上級 審法院對下級審法院之職權行使,原則上應予尊重(最高法 院85年度台上字第2446號判決意旨參照)。查原判決就本案 聲請簡易判決處刑書犯罪事實一㈡所示之犯行,以被告犯行 事證明確,予以量處有期徒刑6月,並諭知易科罰金之折算 標準,係於法定刑度範圍內,予以考量審酌而為刑之量定, 要無濫用裁量職權情事,經核並無違反罪刑相當原則與比例 原則,是原判決此部分之量刑並未偏執一端,而有失之不當 之情形,尚屬妥適,本院自當予以尊重。被告雖執前詞主張 其有供出毒品來源廖崧宇,請求再予以減刑等語,惟被告本 案不符合毒品危害防制條例第17條第1項供出毒品來源之規 定,無從據此減輕其刑,已據本院說明如前(參前開四、㈠ ),是被告據前述理由提起上訴,指摘原判決此部分量刑不 當,請求撤銷改判,為無理由,應予駁回。 七、就本院上開撤銷改判及駁回上訴部分所處之刑,因合於刑法 數罪併罰之規定,基於數罪併罰限制加重與多數犯罪責任遞 減原則,爰斟酌被告本案2次所為均屬施用第二級毒品之犯 罪,各次行為態樣雷同,犯罪時間相距非遠,亦係侵害同種 類法益,衡以被告犯罪行為之不法與罪責程度、各罪彼此間 之關聯性、數罪所反應被告之人格特性與傾向等情狀,為整 體評價後,就其所犯施用第二級毒品罪2罪合併定其應執行 之刑,並諭知易科罰金之折算標準如主文第4項所示。 據上論斷,應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第368條 、第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段、第373條( 程序法),判決如主文。 本案經檢察官黃立夫聲請以簡易判決處刑,檢察官黃晉展到庭執 行職務。  中  華  民  國  113  年  11  月  14  日          刑事第七庭 審判長法 官  陳雅琪                               法 官  黃郁姈                               法 官  鄭媛禎 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                      書記官  王麗智 中  華  民  國  113  年  11  月  18  日 附件一: 臺灣雲林地方法院刑事簡易判決 113年度六簡字第4號 聲 請 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被   告 黃憲誠 上列被告因違反毒品危害防制條例案件,經檢察官聲請以簡易判 決處刑(112年度毒偵字第1317號、112年度毒偵字第1284號), 本院判決如下:   主 文 黃憲誠施用第二級毒品,處有期徒刑陸月,如易科罰金,以新臺 幣壹仟元折算壹日;又施用第二級毒品,處有期徒刑陸月,如易 科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑拾月,如易 科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。   事實及理由 一、本件犯罪事實、證據及應適用之法條,均引用如附件檢察官 聲請簡易判決處刑書之記載。至被告本件施用毒品所用之工 具玻璃球,並未扣案,又非違禁物,且於日常生活容易再取 得,欠缺犯罪預防之有效性,堪認無刑法上之重要性,復無 積極證據足認現尚存在,亦無必予沒收之必要,爰不予宣告 沒收,附此敘明。 二、依刑事訴訟法第449 條第1 項前段、第454 條第2 項,毒品 危害防制條例第10條第2項,刑法第11條前段、第41條第1項 前段、第51條第5款,逕以簡易判決處刑如主文。 三、如不服本件判決,得自收受送達之日起20日內,表明上訴理   由,向本庭(雲林縣○○市○○路00號)提起上訴。 中  華  民  國  113  年  5   月   2  日          斗六簡易庭                  法 官 陳定國 以上正本證明與原本無異。 中  華  民  國  113  年  5   月   2  日                  書記官 陳佩愉 附錄本案論罪科刑法條: 毒品危害防制條例第10條 施用第一級毒品者,處6月以上5年以下有期徒刑。 施用第二級毒品者,處3年以下有期徒刑。 附件二: 臺灣雲林地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                   112年度毒偵字第1284號                         第1317號   被   告 黃憲誠(年籍詳卷) 上列被告因違反毒品危害防制條例案件,業經偵查終結,認宜聲 請以簡易判決處刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、黃憲誠前因施用毒品案件,經觀察、勒戒後,認無繼續施用   毒品傾向,於民國於112年8月8日釋放釋放, 並由本署檢察 官以112年度毒偵字第241號等為不起訴處分確定。詎不知悔 改,於上揭最近一次觀察、勒戒執行完畢釋放後3年內,仍 基於施用第二級毒品之犯意,在雲林縣○○鄉○○村○○路00號之 住處內,以將第二級毒品甲基安非他命置入玻璃球內,再用 火燒烤後吸食所生煙霧之方式,分別於(一)112年9月1日2 2時許,施用第二級毒品1次。嗣於同月3日23時15分許,為 警採尿送驗後,檢出安非他命陽性及甲基安非他命陽性反應 ;(二)112年9月24日23時許,施用第二級毒品1次。嗣於 同月27日11時12分許,經本署採尿送驗後,檢出甲基安非他 命陽性反應,始悉上情。 二、案經雲林縣縣警察局斗南分局報告及本署檢察官簽分偵辦。     證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實,業據被告黃憲誠於警詢及本署偵查中坦承不   諱,並有雲林縣縣警察局斗南分局委託鑑驗尿液送檢代號與 真實姓名對照表、正修科技大學超微量研究科技中心尿液檢 驗報告、本署施用毒品犯尿液檢體監管紀錄表、採尿報到編 號表及欣生生物科技股份有限公司濫用藥物尿液檢驗報告各 1份附卷可稽。足認被告之自白與事實相符,其犯嫌堪予認 定。 二、核被告所為,係犯毒品危害防制條例第10條第2項之施用第   二級毒品罪嫌。所犯2次施用第二級毒品罪間,犯意各別, 行為互殊,請予分論併罰。 三、依毒品危害防制條例第23條第2項、刑事訴訟法第451條第1   項聲請逕以簡易判決處刑。   此 致 臺灣雲林地方法院 中  華  民  國  112  年  11  月  30  日                檢 察 官 黃 立 夫  本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  112  年  12  月  13  日                書 記 官 郭 世 明 附錄本案所犯法條全文 毒品危害防制條例第10條 施用第一級毒品者,處 6 月以上 5 年以下有期徒刑。 施用第二級毒品者,處 3 年以下有期徒刑。

2024-11-14

ULDM-113-簡上-25-20241114-1

金簡上
臺灣雲林地方法院

違反洗錢防制法

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度金簡上字第11號 上 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 蔡裕國 上列上訴人因被告違反洗錢防制法案件,不服本院中華民國113 年5月9日112年度虎金簡字第4號第一審刑事簡易判決(聲請簡易 判決處刑案號:112年度偵字第5796、7767號;移送併辦案號:1 12年度偵字第5721、5851、8208號、113年度偵字第2081號), 提起上訴,本院管轄之第二審合議庭判決如下:   主   文 原判決關於罪刑部分撤銷。 丁○○幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪,處有 期徒刑參月,併科罰金新臺幣壹萬元,有期徒刑如易科罰金、罰 金如易服勞役,均以新臺幣壹仟元折算壹日。​​​​​​​​   事實及理由 壹、按被告於第二審經合法傳喚,無正當之理由不到庭者,得不 待其陳述,逕行判決,刑事訴訟法第371條定有明文。次按 對於簡易判決有不服而上訴者,得準用上開規定,同法第45 5條之1第3項亦有規定。查本案被告丁○○經本院合法傳喚, 於民國113年10月16日本院審理期日,無正當理由未到庭, 此有本院送達證書、刑事報到單在卷可佐(本院金簡上卷第 91、93、113頁),依上開規定,爰不待其陳述,由檢察官 一造辯論而為判決。 貳、本案審判範圍之說明: 一、按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之,刑 事訴訟法第348條第3項定有明文。核其立法理由謂:為尊重 當事人設定攻防之範圍,並減輕上訴審審理之負擔,容許上 訴權人僅針對刑、沒收或保安處分一部提起上訴,其未表明 上訴之認定犯罪事實部分,則不在第二審之審判範圍。上開 規定,依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項規定,對於簡 易判決之上訴亦準用之。次按刑事訴訟法第348條第3項固規 定:「上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之 。」依立法之說明,此規定係為尊重當事人設定攻防之範圍 ,並減輕上訴審審理之負擔而設,以限定第二審之審判範圍 。此與同條第2項立法理由謂「…未經聲明上訴之部分,倘為 無罪、免訴或不受理者,應使該無罪、免訴或不受理部分不 生移審上訴審之效果而告確定,以避免被告受到裁判之突襲 ,…」並不相同。且犯罪事實、罪名與科刑間本具有無從割 裂之關聯,復為評價裁判合法妥適之必要要件,故上訴權人 雖明示僅針對刑、沒收或保安處分一部提起上訴,其犯罪事 實及適用法律部分,仍併移第二審,俟其不服部分之上訴途 徑窮盡之時,與控訴事實相關之犯罪事實、適用法律與科刑 ,方同時確定(最高法院112年度台非字第42號判決意旨參 照)。又刑事訴訟法容許對於判決之一部上訴,使上訴權人 所不爭執之部分盡早確定,上訴審可以集中審理仍有爭執而 不服之部分,不僅符合上訴權人提起上訴之目的,亦可避免 突襲性裁判,並有加速訴訟及減輕司法負擔之作用。上訴權 人對上訴範圍之限制是否有效,則取決於未聲明上訴部分是 否為聲明部分之「有關係之部分」(刑事訴訟法第348條第2 項前段參照),若是,該部分視為亦已上訴,同為上訴審之 審理範圍。此一般稱為上訴不可分原則。而界定「有關係之 部分」之判別基準,則端視聲明上訴部分與未聲明部分,在 事實上及法律上得否分開處理。具體言之,倘二者具有分別 審理之可能性,且不論聲明上訴部分是否被撤銷或改判,均 不會與未聲明部分產生矛盾之情況,二者即具有可分性,未 聲明部分自非前述「有關係之部分」(最高法院112年度台 上字第322號判決意旨參照)。 二、經查,本案係由檢察官提起上訴,被告則未於法定期間內上 訴,依檢察官上訴書所載之上訴理由,係主張被告未履行調 解條件而認原審判決之量刑過輕等語(見本院金簡上卷第29 至30頁),明示僅就量刑部分提起上訴。又被告行為後,洗 錢防制法於113年7月31日修正公布,並於同年0月0日生效, 經比較新舊法後,被告應依刑法第30條第1項前段、修正後 即現行洗錢防制法第19條第1項後段規定論罪科刑(詳後述 ),此法律之變更及適用,與科刑間具有不可分性,且檢察 官於本院審理時亦陳明:本件僅就量刑部分提起上訴,但主 張適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪論 罪等語(見本院金簡上卷第124頁),是檢察官雖僅就量刑部 分提起上訴,然因上開新舊法比較之論罪與科刑間具有無從 割裂之關聯,依刑事訴訟法第348條第2項前段之規定,前開 「有關係部分」視為亦已提起上訴,本院自應就上開無從割 裂之罪刑部分為審理裁判。至於原判決關於犯罪事實之認定 及其證據取捨(原判決並未諭知沒收、保安處分),因與本 案「刑」之判斷尚屬可分,且不在上訴範圍之列,即非本院 所得論究。是本案審理範圍依刑事訴訟法第348條第3項、第 2項前段規定,僅限於原判決之罪刑部分,不及於原判決所 認定之犯罪事實等其他部分,合先敘明。  參、本院據此審查罪名適用、量刑妥適與否之原審所認定之犯罪 事實部分,均引用原審判決書所載(如附件)。 肆、上訴理由之論斷: 一、論罪部分:  ㈠新舊法比較之說明:   行為後法律有變更者,適用行為時之法律,但行為後之法律 有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2條 第1項定有明文。又同種之刑,以最高度之較長或較多者為 重。最高度相等者,以最低度之較長或較多者為重;刑之重 輕,以最重主刑為準,依前2項標準定之,刑法第35條第2項 、第3項前段分別定有明文。關於法律變更之比較適用原則 ,於比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽 連犯、連續犯、結合犯,以及累犯加重、自首減輕暨其他法 定加減原因(如身分加減)與加減比例等一切情形,本於統 一性及整體性原則,綜其全部罪刑之結果而為比較後,再適 用有利於行為人之法律處斷,而不得一部割裂分別適用不同 之新舊法(最高法院111年度台上字第2476號判決意旨參照 )。又刑法上之「必減」,以原刑減輕後最高度至減輕後最 低度為刑量(刑之幅度),「得減」則以原刑最高度至減輕 最低度為刑量,而比較之(最高法院113年度台上字第2720 號判決意旨參照)。查被告行為後,洗錢防制法於113年7月 31日修正公布,並於113年0月0日生效,茲就與本案罪刑有 關部分,敘述如下:  ⒈修正前洗錢防制法第14條規定:「有第2條各款所列洗錢行為 者,處7年以下有期徒刑,併科新臺幣(下同)500萬元以下 罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形,不得科以超過其特 定犯罪所定最重本刑之刑。」而現行洗錢防制法第19條則規 定:「有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有 期徒刑,併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益 未達1億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科5,000萬元 以下罰金。前項之未遂犯罰之。」  ⒉被告行為時即112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項係 規定:「犯前2條之罪,在偵查或審判中自白者,減輕其刑 。」而現行洗錢防制法第23條第3項則規定:「犯前4條之罪 ,在偵查及歷次審判中均自白者,如有所得並自動繳交全部 所得財物者,減輕其刑;並因而使司法警察機關或檢察官得 以扣押全部洗錢之財物或財產上利益,或查獲其他正犯或共 犯者,減輕或免除其刑。」  ⒊本案依被告所犯幫助一般洗錢罪,幫助洗錢之財物未達1億元 ,有刑法第30條第2項之幫助犯減刑事由,又被告於偵查及 原審審理時均自白犯罪,且查無犯罪所得,符合修正前、後 之自白減刑規定等具體情形以觀(詳後述㈣),如適用修正 前洗錢防制法第14條第1項規定,並依刑法第30條第2項規定 (得減)、修正前洗錢防制法第16條第2項規定(必減)減 刑後,有期徒刑部分之處斷刑範圍為「1月未滿(但實務通 常仍以月為有期徒刑單位)至6年11月以下」,復因受特定 犯罪即刑法第339條第1項詐欺取財罪所定最重本刑5年以下 之宣告刑限制,則有期徒刑部分之具體宣告刑範圍為「1月 未滿(但實務通常仍以月為有期徒刑單位)至5年以下」; 如適用現行洗錢防制法第19條第1項後段規定,並依刑法第3 0條第2項規定(得減)、現行洗錢防制法第23條第3項前段 規定(必減)減刑後,有期徒刑部分之處斷刑範圍則為「超 過1月未滿2月(但實務通常仍以月為有期徒刑單位)至4年1 1月以下」,可知新法於具體宣告刑上之最高刑度輕於舊法 ,揆諸前揭說明,經整體比較適用新舊法之結果,應認新法 較有利於被告,爰依刑法第2條第1項後段規定,整體適用修 正後即現行洗錢防制法規定。  ㈡核被告所為,係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪,及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制 法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。  ㈢被告以一行為同時觸犯幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪, 為想像競合犯,應依刑法第55條規定,從一重論以幫助一般 洗錢罪。  ㈣刑之減輕:  ⒈被告所為係對正犯資以助力而未參與犯罪構成要件行為之實 行,為洗錢罪之幫助犯,本院衡其犯罪情節顯較正犯為輕, 爰依刑法第30條第2項之規定,按正犯之刑減輕之。  ⒉依上開㈠所示新舊法比較之說明,被告本案應整體適用修正後 洗錢防制法規定,查被告於偵查及原審審理時均坦承本案所 犯之幫助一般洗錢罪,且無證據可認被告確有實際獲取犯罪 所得,並無繳交犯罪所得之問題,爰依修正後洗錢防制法第 23條第3項規定減輕其刑,並依法遞減輕之。 二、撤銷改判及科刑之理由:  ㈠原審詳為調查後,認被告所犯事證明確,予以論罪科刑,固 非無見。惟查,被告行為後,洗錢防制法業經修正施行,經 比較新舊法之結果,應適用刑法第30條第1項前段、修正後 洗錢防制法第19條第1項前段予以論罪科刑,業如前述。原 審未及審酌及此,而依刑法第30條第1項前段、修正前洗錢 防制法第14條第1項規定予以論罪科刑,致未對被告所處屬6 月以下有期徒刑之刑部分,併為諭知易科罰金之折算標準, 容有未洽。  ㈡檢察官提起上訴,上訴理由略以:被告迄今未履行調解條件 ,告訴人乙○○、丙○○、己○○所受損失均未獲得填補,可見被 告素行非佳,守法意識薄弱,不排除被告係為求輕判而虛偽 和解,請量處較原審更重之刑等語(本院金簡上卷第124頁 ),惟原審於判決理由內已詳予說明其量刑基礎,且敘明係 審酌告訴人4人所受損害、被告之犯後態度、賠償情形及前 科素行等各項情狀,顯已斟酌刑法第57條各款事由,並基於 刑罰目的性之考量等因素而為刑之量定,並未逾越法定刑度 。至檢察官所指被告未履行賠償告訴人乙○○、丙○○、己○○3 人之犯後態度及前科素行等節,已據原審於科刑時審酌在內 ,自難認原審此部分量刑有違法或不當之處。是檢察官就原 判決刑之部分提起上訴雖無理由,惟原判決既有上開㈠所示 未及審酌之處,即屬無可維持,應由本院予以撤銷改判。​​ ​​​  ㈢爰審酌被告雖未實際參與詐欺取財及掩飾犯罪所得去向之洗 錢犯行,然其明知現行社會詐騙風氣盛行,詐騙集團以各種 方式徵求他人金融帳戶資料供作詐騙之用,竟甘冒上開風險 貿然將自己申辦之帳戶資料交予缺乏堅實信任基礎之陌生人 使用,致使無辜民眾受騙而蒙受損失,助長詐欺犯罪風氣之 猖獗,增加受害人尋求救濟及偵查犯罪之困難,所為殊值非 難;惟念及被告犯後始終坦承犯行,堪認其已坦認錯誤,知 所悔悟,其雖與告訴人4人達成調解,有本院調解筆錄4份在 卷可稽(本院虎金簡卷第43、95至99頁),然嗣後僅就告訴 人戊○○部分依約履行調解內容,迄至言詞辯論終結前,均未 依調解條件履行賠償告訴人乙○○、丙○○、己○○3人(本院虎 金簡卷第101至109頁;本院金簡上卷第111頁),並考量被 告本案之犯罪動機、目的、手段、被害人人數、遭詐騙數額 等情節及被告之前科素行(見卷附之臺灣高等法院被告前案 紀錄表),兼衡被告自陳五專畢業之教育程度,職業農,家 庭經濟狀況勉持(見警詢筆錄受詢問人欄所載),並參酌告 訴人4人及檢察官就本案表示之量刑意見等一切情狀,量處 如主文第二項所示之刑,並諭知易科罰金及易服勞役之折算 標準。 據上論斷,應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第371條 、第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段、第373條, 判決如主文。   本案經檢察官甲○○聲請以簡易判決處刑,檢察官黃立夫移送併辦 ,檢察官朱啓仁提起上訴,檢察官黃晉展到庭執行職務。  中  華  民  國  113  年  11  月  4   日          刑事第七庭 審判長法 官  陳雅琪                               法 官  劉彥君                               法 官  鄭媛禎 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                                     書記官  王麗智   中  華  民  國  113  年  11  月  5   日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第30條 幫助他人實行犯罪行為者,為幫助犯。雖他人不知幫助之情者, 亦同。 幫助犯之處罰,得按正犯之刑減輕之。   中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。 修正後即現行洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑, 併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣1億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。  附件: 臺灣雲林地方法院刑事簡易判決 112年度虎金簡字第4號 聲 請 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被   告 丁○○ 上列被告因違反洗錢防制法等案件,經檢察官聲請簡易判決處刑 (112年度偵字第5796、7767號)及移送併辦(112年度偵字第57 21、5851、8208號;113年度偵字第2081號),本院判決如下:   主 文 丁○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪,處有期徒刑參 月,併科罰金新臺幣一萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟元 折算壹日。   犯罪事實及理由 一、丁○○明知金融機構帳戶係個人重要理財及交易工具,而為個 人財產與信用之表徵,且可預見現今詐欺集團為避免執法人 員之追究處罰,經常使用他人之金融機構帳戶,作為收受詐 欺犯罪所得工具使用,並以此掩飾隱匿該犯罪所得之來源或 去向,竟基於縱使幫助他人實施詐欺取財及洗錢犯罪,亦不 違反其本意之不確定故意,於民國112年3月間某日,在雲林 縣斗六市之國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院旁,將其 名下之中華郵政公司帳號000-00000000000000號帳戶(下稱 本案帳戶)之提款卡及密碼出借與真實姓名年籍不詳而暱稱 「阿弟」之詐欺集團(下稱本案詐欺集團,無證據證明丁○○ 知悉詐欺集團成員有3人以上,亦無證據證明本案詐欺集團 成員有未滿18歲之人)成員使用。嗣本案詐欺集團成員即共 同意圖為自己不法所有,基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯 絡,以如附表所示之詐騙方法訛詐如附表所示之人,致如附 表所示之人分別陷於錯誤,各自依指示匯款如附表所示之金 額至本案帳戶內,旋遭提領、轉帳一空,而掩飾、隱匿詐欺 所得之去向及所在。 二、上開犯罪事實,業經被告丁○○於警詢、偵訊及本院調查程序 時坦承不諱,並有如附表「佐證」欄所示之人證、書證可為 補強證據,足以擔保被告所為之任意性自白與事實相符,其 犯行堪以認定,應依法論科。   三、論罪科刑:  ㈠查本案詐欺集團之犯罪手法雖有藉網際網路對告訴人戊○○、 乙○○、丙○○、己○○等人施行詐術,然詐欺集團之行騙手段層 出不窮且花樣百出,若非詐欺集團成員之共同正犯,尚難知 曉詐欺集團成員實際對被害人施用詐術之具體手法,而本案 被告僅為提供金融帳戶之人,雖可預見其行為可能幫助詐欺 取財及洗錢之犯罪,然尚難苛求被告對於詐欺集團成員具體 究係以何種方式詐欺告訴人4人,且卷內亦無積極證據可資 證明被告知悉詐欺集團成員係以上開犯罪手法詐騙告訴人4 人,依「所知所犯」理論,應認被告僅構成普通詐欺取財罪 、一般洗錢罪之幫助犯。  ㈡核被告所為,係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪,及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14 條第1項之幫助一般洗錢罪。被告以一提供本案帳戶之行為 ,容任詐欺集團成員用以對告訴人4人詐欺取財,並掩飾隱 匿不法所得去向及所在,已同時幫助詐欺集團成員實施詐欺 取財及洗錢等罪,屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯,應依 刑法第55條規定,從一重之幫助一般洗錢罪處斷。  ㈢減輕部分:  1.被告行為後,洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正 公布,於同年6月16日施行,修正前洗錢防制法第16條第2項 規定「犯前二條之罪,在偵查或審判中自白者,減輕其刑」 ,修正後則為「犯前四條之罪,在偵查及歷次審判中均自白 者,減輕其刑」。惟本案被告於偵查及本院調查程序中均自 白洗錢犯行,不論依修正前或修正後規定,均應減輕其刑, 即無「有利或不利」之情況,不生新舊法比較問題(最高法 院109年度台上字第4243號判決意旨參照),應逕適用現行 法,爰依修正後洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。  2.被告幫助他人實行詐欺取財及一般洗錢之犯罪行為,為幫助 犯,審酌其所犯情節較正犯輕微,爰依刑法第30條第2項規 定減輕其刑,並遞減輕之。  ㈣爰審酌被告係提供1個金融帳戶資料予詐欺集團,造成告訴人 4人受有共9萬1000元之損失等全案犯罪情節;被告前有多次 施用毒品之犯罪前科,素行非佳;犯後自始坦承犯行;業與 告訴人4人達成調解,有本院調解筆錄4份在卷可稽,然嗣後 僅就告訴人戊○○部分依約履行調解內容,而經告訴人戊○○撤 銷告訴;暨被告為五專畢業,職業農,家庭經濟狀況為勉持 等一切情狀,量處如主文所示之刑,並就罰金刑部分諭知易 服勞役之折算標準。又被告所犯之罪並非最重本刑5年以下 有期之罪,是縱本院判處有期徒刑3月,依刑法第41條第1項 規定之反面解釋,亦不得易科罰金,附此敘明。 四、程序法條:刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第1項。 本案經檢察官甲○○聲請以簡易判決處刑,檢察官黃立夫移送併辦 。 中  華  民  國  113  年  5   月  9   日          虎尾簡易庭  法 官 劉達鴻 以上正本證明與原本無異。          如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀(應 附繕本)                          書記官 陳姵君 中  華  民  國  113  年  5   月  9   日 附錄本案論罪法條: 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者,處 7 年以下有期徒刑,併科新 臺幣 5 百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。   附表: 編號 告訴人/被害人 詐騙方法 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶 佐證 1 (即起訴書附表編號1;112偵5721、5851、8208號移送併辦意旨書附表編號3) 告訴人 戊○○ 戊○○於112年3月19日18時15分許,在社群軟體Facebook社團「全台二手精品買賣交流」上,見到暱稱「溫姐」之人刊登販售LV二手包包之不實訊息,因而陷於錯誤,而於右列時間,依詐欺集團成員之指示操作,匯款右列金額至被告中華郵政帳戶,旋遭提領一空。 112年3月25日16時25分許 2萬3000元 本案中華郵政帳戶 ⒈告訴人戊○○112年3月30日警詢筆錄(偵5796卷第41至44頁) ⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、彰化縣警察局鹿港分局和興派出所受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、帳戶個資檢視報表、受理各類案件紀錄表各1份(偵5796卷第45至48、50、52至53頁;偵8208卷第13頁) ⒊郵政自動櫃員交易明細表1紙(偵5796卷第56頁) ⒋告訴人戊○○與通訊軟體Facebook Messenger暱稱「溫姐」之對話紀錄截圖13張(偵8208卷第45至57頁) ⒌戶名戊○○之台中向上郵局帳號000-00000000000000號郵政存簿儲金簿封面暨內頁影本1份(他卷第17至18頁) ⒍中華郵政股份有限公司高雄郵局112年7月10日高營字第1129501603號函暨所附詐欺集團成員提領影像截圖5張、提領人與被告比對照片2張、監視器錄影光碟2片(偵7767卷第77至83頁,光碟置於偵7767卷末存放袋內) ⒎被告丁○○之中華郵政元長郵局帳號000-000000000000000號帳戶基本資料、客戶歷史交易清單(偵5721卷第27至29頁) 2 (即112偵5721、5851、8208號移送併辦意旨書附表編號1) 告訴人乙○○ 乙○○於112年3月20日22時許,在社群軟體Facebook社團「二手國際精品交流」上,見到暱稱「溫雅萍」之人刊登販售二手包包之不實訊息,因而陷於錯誤,而於右列時間,依詐欺集團成員之指示操作,匯款右列金額至被告中華郵政帳戶,旋遭提領一空。 112年3月25日17時14分許 3萬元 本案中華郵政帳戶 ⒈告訴人乙○○112年3月26日警詢筆錄(偵5721卷第9至13頁) ⒉新北市政府警察局蘆洲分局德音派出所受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、金融機構聯防機制通報單各1份(偵5721卷第23至25、31至35頁) ⒊台新銀行自動櫃員交易明細表1紙(偵5721卷第36頁) ⒋Facebook社團「二手名牌國際精品交流」頁面截圖1張、告訴人乙○○與Facebook Messenger暱稱「溫雅萍」之對話紀錄截圖12張(偵5721卷第37至40頁) ⒌中華郵政股份有限公司高雄郵局112年7月10日高營字第1129501603號函暨所附詐欺集團成員提領影像截圖5張、提領人與被告比對照片2張、監視器錄影光碟2片(偵7767卷第77至83頁,光碟置於偵7767卷末存放袋內) ⒍被告丁○○之中華郵政元長郵局帳號000-000000000000000號帳戶基本資料、客戶歷史交易清單(偵5721卷第27至29頁) 3 (即112偵5721、5851、8208號移送併辦意旨書附表編號2) 告訴人 丙○○ 丙○○於112年3月20日22時許,在社群軟體Facebook某社團上,見到暱稱「黃于珊」之人刊登販售Prada精品包包之不實訊息,因而陷於錯誤,而於右列時間,依詐欺集團成員之指示操作,匯款右列金額至被告中華郵政帳戶,旋遭提領一空。 112年3月25日17時20分許 2萬5000元 本案中華郵政帳戶 ⒈告訴人丙○○112年3月26日警詢筆錄(偵5851卷第9至11頁) ⒉高雄市警察局前鎮分局一心路派出所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份(偵5851卷第17至23頁)  ⒊戶名丙○○之台新國際商業銀行五甲分行0000000000000號帳戶綜合活期儲蓄存款簿封面翻拍照片1張、行動網路銀行轉帳交易截圖1紙(偵5851卷第25頁) ⒋告訴人丙○○與Facebook Messenger暱稱「黃于珊」之對話紀錄暨其個人頁面截圖3張、「黃于珊」之身分證翻拍照片1張(偵5851卷第25至26頁) ⒌中華郵政股份有限公司高雄郵局112年7月10日高營字第1129501603號函暨所附詐欺集團成員提領影像截圖5張、提領人與被告比對照片2張、監視器錄影光碟2片(偵7767卷第77至83頁,光碟置於偵7767卷末存放袋內) ⒍被告丁○○之中華郵政元長郵局帳號000-000000000000000號帳戶基本資料、客戶歷史交易清單(偵5721卷第27至29頁) 4 (即113偵2081號移送併辦意旨書) 告訴人 己○○ 己○○於112年3月25日19時31分許前,在社群軟體Facebook上,見到暱稱「張依依」之人刊登販售二手精品包包之不實訊息,因而陷於錯誤,而於右列時間,依詐欺集團成員之指示操作,匯款右列金額至被告中華郵政帳戶,旋遭提領一空。 112年3月25日19時31分許 1萬3000元 本案中華郵政帳戶 ⒈告訴人己○○112年3月27日警詢筆錄(偵2081卷第6至7頁反面) ⒉告訴人己○○與Facebook Messenger暱稱「張依依」之對話紀錄暨個人檔案截圖6張(偵2081卷第21至22頁)  ⒊新竹市警察局第二分局中華派出所陳報表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份(偵2081卷第15至20頁) ⒋行動網路銀行轉帳交易截圖(偵2081卷第22頁) ⒌被告丁○○之中華郵政元長郵局帳號000-000000000000000號帳戶基本資料、客戶歷史交易清單(偵5721卷第27至29頁)

2024-11-04

ULDM-113-金簡上-11-20241104-2

交易
臺灣雲林地方法院

公共危險

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度交易字第455號 公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 黃金釣 上列被告因公共危險案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第5 240號),被告於準備程序進行中,就被訴事實為有罪之陳述, 本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序,判決如下:   主   文 黃金釣駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五 毫克以上,處有期徒刑柒月。   事實及理由 一、本案犯罪事實及證據,除證據部分增列:「被告黃金釣於本 院準備程序及審理時之自白(本院卷第33至34、38至39頁) 、車輛詳細資料報表、駕籍詳細資料報表各1份(偵卷第25 至27頁)」外,其餘均引用檢察官起訴書之記載(如附件) 。 二、論罪科刑:  ㈠核被告所為,係犯刑法第185條之3第1項第1款之駕駛動力交 通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上罪。  ㈡累犯之說明:   被告前因公共危險案件,經本院以111年度港交簡字第2號判 決判處有期徒刑6月確定,並於民國111年10月24日執行完畢 等情,有檢察官提出被告之刑案資料查註紀錄表(內容同臺 灣高等法院被告前案紀錄表)附卷可參,其於受有期徒刑之 執行完畢後,5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪,依 刑法第47條第1項之規定,為累犯。又檢察官已具體主張: 被告於上開前案執行完畢後,再犯罪質相同之公共危險犯行 ,足見矯治效果不佳,請依累犯規定加重其刑等語(本院卷 第34、39至40頁),本院參酌司法院釋字第775號解釋意旨 ,考量被告前已因公共危險犯行經法院判決處刑並執行完畢 ,其經由前案之偵審及執行程序,當已明知飲酒後駕駛動力 交通工具可能嚴重危害交通安全秩序、自己或他人之生命、 身體安全,為國家法令明文嚴禁之行為,卻仍無視刑罰禁令 ,再次於飲酒後駕駛動力交通工具上路,足見其未因前案習 得教訓,猶心存僥倖,再犯罪質相同之公共危險犯行,堪認 其對於刑罰之反應力顯然薄弱,有其特別惡性,而依刑法第 47條第1項累犯規定加重其刑,應無違反比例原則,爰就被 告本案犯行,依法加重其刑。  ㈢爰審酌被告為具有一般事理能力之人,且有酒駕前科,更應 知悉酒精成分對人之意識能力具有不良影響,如於酒醉之狀 態駕駛動力交通工具,對一般往來之公眾及駕駛人自身皆具 有高度危險性,而酒後不能駕駛動力交通工具,業經政府機 關廣為宣導,各類新聞媒體亦報導多年,被告自難諉為不知 ,竟漠視國家禁令及用路人之安全,僅圖一己往來交通之便 ,在酒後貿然騎車上路,枉顧自身及公眾往來之交通安全, 所為誠值非難;又被告除前述構成累犯之前科外,尚有其他 因酒後駕車,經檢察官為緩起訴處分及法院判決處刑、執行 之紀錄(前揭構成累犯部分不予重複評價),有上開被告之 前案紀錄表在卷可稽,猶未能記取前案教訓、體認酒駕之危 害,而再犯本案,實屬不該;惟念及被告犯後始終坦承犯行 之態度,並考量其本案酒測值、酒後駕駛時間、距離等情節 ,兼衡其於本院審理時自述之教育程度、家庭生活、工作及 經濟狀況(本院卷第40至41頁),復參酌檢察官及被告就本 案表示之量刑意見(本院卷第41頁)等一切情狀,量處如主 文所示之刑,以示懲儆。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第1 項、第310條之2、第454條第2項,判決如主文。 本件經檢察官李鵬程提起公訴,檢察官黃晉展到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  11  月  1   日          刑事第七庭  法 官  鄭媛禎 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後 20 日內向本院提出上訴書狀,並 應敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)。 「切勿逕送上級法院」。                 書記官  王麗智 中  華  民  國  113  年  11  月  4   日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者,處三年以下有期徒刑, 得併科三十萬元以下罰金: 一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度 達百分之零點零五以上。 二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物,致不 能安全駕駛。 三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物 達行政院公告之品項及濃度值以上。 四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類 之物,致不能安全駕駛。 因而致人於死者,處三年以上十年以下有期徒刑,得併科二百萬 元以下罰金;致重傷者,處一年以上七年以下有期徒刑,得併科 一百萬元以下罰金。 曾犯本條或陸海空軍刑法第五十四條之罪,經有罪判決確定或經 緩起訴處分確定,於十年內再犯第一項之罪因而致人於死者,處 無期徒刑或五年以上有期徒刑,得併科三百萬元以下罰金;致重 傷者,處三年以上十年以下有期徒刑,得併科二百萬元以下罰金 。 附件: 臺灣雲林地方檢察署檢察官起訴書 113年度偵字第5240號   被   告 黃金釣(年籍詳卷) 上列被告因公共危險案件,業經偵查終結,認應提起公訴,茲將 犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、黃金釣前因公共危險案件,經臺灣雲林地方法院以111年度 港交簡字第2號判決判處有期徒刑6月確定,於民國111年10 月24日執行完畢出監。詎仍不知悔改,於113年5月25日9時 許,在雲林縣臺西鄉某處飲用保力達後,竟仍騎乘車牌號碼 000-0000號普通重型機車上路。嗣行經雲林縣臺西鄉海產路 慈惠堂前方路口,因交通違規為警攔查,警方於同日9時51 分許,測得其吐氣所含酒精濃度達每公升0.32毫克,因而查 悉上情。 二、案經雲林縣警察局臺西分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實,業據被告黃金釣於警詢及偵查中坦承不諱, 並有當事人酒精測定紀錄表、財團法人台灣商品檢測驗證中 心呼氣酒精測試器檢定合格證書影本、雲林縣警察局舉發違 反道路交通管理事件通知單影本在卷可稽,是被告自白與事實 相符,其犯嫌堪以認定。 二、核被告所為,係犯刑法第185條之3第1項第1款之公共危險罪 嫌。又被告前有如犯罪事實欄所載之犯罪科刑及執行情形, 有刑案資料查註紀錄表在卷可參,其於有期徒刑執行完畢後 ,5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪,為累犯,請參 照大法官會議釋字第775號解釋意旨,依刑法第47條第1項累 犯規定加重其刑。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此 致 臺灣雲林地方法院 中  華  民  國  113  年  7   月  17  日                檢 察 官 李 鵬 程 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  7   月  23  日                書 記 官 林 于 芯 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者,處 3 年以下有期徒刑 ,得併科 30 萬元以下罰金: 一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度   達百分之零點零五以上。 二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物,致不   能安全駕駛。 三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物   達行政院公告之品項及濃度值以上。 四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類   之物,致不能安全駕駛。 因而致人於死者,處 3 年以上 10 年以下有期徒刑,得併科 2 百萬元以下罰金;致重傷者,處 1 年以上 7 年以下有期徒刑, 得併科 1 百萬元以下罰金。 曾犯本條或陸海空軍刑法第 54 條之罪,經有罪判決確定或經緩 起訴處分確定,於十年內再犯第 1 項之罪因而致人於死者,處 無期徒刑或 5 年以上有期徒刑,得併科 3 百萬元以下罰金;致 重傷者,處 3 年以上 10 年以下有期徒刑,得併科 2 百萬元以 下罰金。

2024-11-01

ULDM-113-交易-455-20241101-1

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