搜尋結果:劉怡廷

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金易
臺灣橋頭地方法院

詐欺等

臺灣橋頭地方法院刑事判決  113年度金易字第7號 公 訴 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 洪麒翔 選任辯護人 劉怡廷律師 上列被告因詐欺等案件,經檢察官提起公訴(112年度偵字第171 30號),本院判決如下:   主 文 洪麒翔犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年陸月。未扣 案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜 執行沒收時,追徵其價額。     事 實 一、洪麒翔於民國112年4月間,加入曾喬寧(另由警方偵辦中)、通訊軟體LINE暱稱「林佳蓉」、「鄭婉婷」、「高盛-楊部長」、「恆申」等人所組成之3人以上,以實施詐術為手段,具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團(所涉組織犯罪防制條例案件部分,業經臺灣桃園地方檢察署檢察官以112年度偵字第36619號提起公訴,不在本案起訴範圍),兼任取款車手及虛擬幣商之角色。嗣洪麒翔與前開詐欺集團成員,共同意圖為自己不法所有,基於三人以上共同詐欺取財、洗錢以掩飾及隱匿詐欺取財所得去向與所在,並妨礙或危害國家對於詐欺犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵之犯意聯絡,先由「林佳蓉」、「鄭婉婷」、「高盛-楊部長」自112年1月7日起,陸續以通訊軟體LINE傳送訊息予許祐誠佯稱:可加入「高盛外資平台」之APP(網址http://download.0000000.co),以虛擬貨幣USTD幣投資股票等語,致許祐誠陷於錯誤,而於112年5月9日8時許,依「恆申」指示前往高雄市○○區○○路000號前,將現金新臺幣(下同)20萬元交付予駕駛車牌號碼000-0000號自用小客貨車前來之洪麒翔。洪麒翔再於同日某時許,在臺南市○○區○○街000號,將其所收取之詐騙贓款轉交予曾喬寧,進而層層轉交予上游詐欺集團成員,而以上開方式掩飾、隱匿詐欺所得之去向,妨害國家對於詐欺所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。嗣許祐誠察覺有異,報警處理,始循線查悉上情。 二、案經許祐誠訴由高雄市政府警察局左營分局報告臺灣橋頭地 方檢察署檢察官偵查起訴。   理 由 壹、程序事項   按被告以外之人於審判外之陳述,雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4之規定,然經當事人於審判程序同意作 為證據,法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況,認 為適當者,亦得為證據,刑事訴訟法第159條之5第1項定有 明文。經查,本判決以下所引用被告以外之人於審判外之言 詞或書面陳述,雖屬傳聞證據,惟據被告洪麒翔及其辯護人 於本院準備程序及審理時均表示同意有證據能力等語(見本 院卷第30、177-178頁),本院審酌上開證據資料製作時之 情況,尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵,亦認為以之 作為證據應屬適當,揆諸前開規定,認均有證據能力。又本 判決所引卷內之非供述證據,與本案待證事實具有關聯性, 且無證據證明係公務員違背法定程序所取得,依刑事訴訟法 第158條之4規定反面解釋,應具證據能力。   貳、實體事項 一、認定犯罪事實所憑之證據及理由   訊據被告固坦承其有依曾喬寧之指示,於上開時、地向告訴 人收取現金20萬元後,轉交予曾喬寧之事實,惟矢口否認有 何加重詐欺取財、一般洗錢之犯行,辯稱:曾喬寧提供我虛 擬貨幣之面交工作,面交時間、地點、金額均是依曾喬寧之 指示,當時不知道涉及詐欺等不法行為等語;辯護人則為其 辯護稱:曾喬寧自稱為虛擬貨幣之幣商,係使用合法之火幣 APP,有很多訂單處理不來,需要被告協助進行虛擬貨幣交 易,被告主觀上認為其係單純交易虛擬貨幣,並當場將虛擬 貨幣轉入被害人指定錢包,確認無誤後方收取款項,與一般 私人間之虛擬貨幣交易並無二致等語。經查:  ㈠本案詐欺集團成員「林佳蓉」、「鄭婉婷」、「高盛-楊部長 」自112年1月7日起,陸續以通訊軟體LINE傳送訊息予告訴 人許祐誠佯稱:可加入「高盛外資平台」之APP(網址http: //download.0000000.co),以虛擬貨幣USTD幣投資股票等 語,致告訴人陷於錯誤,而於112年5月9日8時許,依「恆申 」指示前往高雄市○○區○○路000號前,將現金20萬元交給依 曾喬寧指示、駕駛車牌號碼000-0000號自用小客貨車前來之 被告,被告再於同日某時許,在臺南市○○區○○街000號,將 其所收取之款項轉交予曾喬寧等情,業據被告供承明確(見 警卷第4-5頁、本院卷第28-29頁),核與證人即告訴人於警 詢及本院審理時之證述大致相符(見警卷第13-17頁、本院 卷第76-88頁),並有112年5月9日監視器影像翻拍照片、被 告LINE大頭貼照片、許祐誠與詐欺集團成員LINE對話紀錄截 圖照片、高盛外資平台之APP截圖照片、車牌號碼000-0000 號車輛詳細資料報表、高雄市政府警察局左營分局文自派出 所受(處)理案件證明、受理各類案件紀錄表、內政部警政 署反詐騙諮詢專線紀錄表(警卷第31-39、43-49、51-56頁 )等件在卷可稽,此部分事實,首堪認定。  ㈡告訴人於警詢時證稱:「林佳蓉」(後自稱為「鄭婉婷」) 自112年1月7日起,以通訊軟體LINE與我聊天,自稱為達勝 私募基金客服專員,後來邀請我加入投資群組,又加入高盛 外資平台之APP。該平台所使用之虛擬貨幣交易方式,是與 自稱虛擬幣商之專員以現金交付之方式購買,我與「恆申」 約定於112年5月9日8時許,在高雄市○○區○○路000號前,交 付現金20萬元予虛擬貨幣專員,後來自稱虛擬貨幣專員之人 開車前來,請我上車,我上車後將現金20萬元交給他,該專 員即為被告,被告稱購買之虛擬貨幣會充值至高盛APP內。 我沒有成功出金過,所以覺得被騙了等語(見警卷第13-14 、17頁);於本院審理時證稱:我於112年5月9日8時,在梓 官區嘉展路205號前面,與被告在車內做泰達幣之交易,被 告說自己是幣商,我給他現金20萬之後,被告用手機APP匯 泰達幣給我,我有看他操作打虛擬貨幣給我,打完虛擬貨幣 給我之後有跟我確認我有收到,我就下車回去上班了,我們 沒有談到投資的事情。APP是詐欺集團提供給我的「高盛外 資平台」,「高盛外資平台」會顯示金額,所以交易時我看 到該平台有增加虛擬貨幣,就知道被告有把價值20萬的虛擬 貨幣打給我。我的虛擬貨幣錢包地址是「高盛外資平台」提 供的,我再提供給幣商,讓幣商打進去,虛擬貨幣幣商也是 「高盛外資平台」提供的,包括「恆申」,我一開始是跟「 恆申」聯絡,他傳LINE跟我說車牌號碼,我後來才私下交換 被告的Line,被告Line暱稱是「麒」。我不是用火幣這個交 易平台,沒有用火幣這個交易平台交易等語(見本院卷第76 -87頁)。觀諸前開告訴人證述遭詐騙之經過,係經由通訊 軟體LINE獲悉投資獲利管道,後於通訊軟體LINE經本案詐欺 集團成員所扮演之基金客服專員,輾轉加入「高盛外資平台 」之APP,並由該平台APP取得虛擬貨幣錢包地址及與幣商「 恆申」取得聯繫,令告訴人與「恆申」聯絡購買虛擬貨幣事 宜,再由被告出面與告訴人面交現金、交易虛擬貨幣。足見 告訴人之所以選擇與被告交易虛擬貨幣,係受本案詐欺集團 成員所佯裝之投資平台人員刻意引導、誘騙所致,並非告訴 人於正常、合法交易市場之自然選擇,此應非單純偶然。  ㈢又依告訴人與「恆申」之通訊軟體LINE對話紀錄,可見係由 「恆申」與告訴人約定見面交易虛擬貨幣之時間、地點、金 額,並於交易當天傳訊息告知告訴人業務即被告已到達現場 ,及傳送被告車牌末四碼9696、現場照片予告訴人,復於告 訴人與被告交易完畢後,傳送交易紀錄截圖予告訴人,向告 訴人確認有無收受虛擬貨幣(見警卷第43-45頁),如非被 告與「恆申」間保有聯繫管道,「恆申」實無從於被告到達 面交現場後,立即傳送被告車牌號碼予告訴人,並取得現場 照片,堪認被告與「恆申」間確有相當連結。  ㈣再被告於警詢、本院準備程序及審理時供稱:曾喬寧說她是 幣商,因為交易金額較多,是賭博的代儲,所以要用面交的 。我與客人面交的金額、時間、地點都是經過曾喬寧的指示 ,曾喬寧告訴我的工作內容就是與客人面交,交易虛擬貨幣 ,曾喬寧以現金給我報酬。我本身沒有投入任何成本,每次 與客人面交交易的貨幣,都是曾喬寧在面交前先打給我特定 數量,我與客人見面時確認金額及貨幣數量後,再打幣給客 人。本案是使用曾喬寧提供的錢包交易,我跟曾喬寧說我開 什麼車,且到現場後有傳現場照片給曾喬寧,客人會自己來 敲我的門。告訴人有確認自己的電子錢包,我確實有打幣給 他,他才離開的,我當天就把錢交給曾喬寧了等語(見警卷 第5-8頁、本院卷第26-28、181-182頁);證人曾喬寧於本 院審理時證稱:我跟被告合作做虛擬貨幣,我告訴他客人會 自己來找他,確認客人是本人無誤再進行面交。大致上都是 我擔任客服,跟客人接洽要買多少幣,我接到客戶後會告知 被告大概幾點、哪個地方有客人,若被告有空就由他去面交 ,收錢、確認款項、將等值的泰達幣轉給對方,使用的是我 的手機即客服的手機,被告回到家再把錢交給我,我會把獲 利給他。虛擬貨幣是由我去買幣,轉付給被告或是轉到帳戶 裡面,讓他去外面賣幣的,資金、虛擬貨幣都是我提供的。 「恆申」是同行,他會把單分給我做,告訴人是「恆申」的 客人,「恆申」把告訴人介紹給我,會直接把日期、時間、 客人資料傳給我,我再請被告去面交,本案是被告拿我手機 去交易的,面交完後告訴人就會把交易明細回傳給「恆申」 等語(見本院卷第131-150頁)。依上述「恆申」於被告到 達面交現場後,傳送被告車牌號碼、現場照片予告訴人之情 形,及被告、證人曾喬寧上開所述,可知本案係由曾喬寧先 與「恆申」聯繫工作內容,接受所謂虛擬貨幣交易工作,旋 即再聯繫被告,由被告前往「恆申」與告訴人相約之交易地 點,將其車牌號碼、到場所拍攝之位置照片回報予曾喬寧, 再由曾喬寧轉告「恆申」,復由「恆申」將被告之車牌號碼 、位置照片傳送予告訴人,使告訴人辨別到場交易之人即為 被告,被告進而配合詐欺集團以交易虛擬貨幣之名目收取現 金後,嗣於同日將現金轉交款項予曾喬寧,曾喬寧再以現金 交付報酬予被告。上開過程,未留有任何金流紀錄,且被告 、負責與被害人聯絡之「恆申」間均透過中間人曾喬寧聯繫 ,核與一般詐欺集團層層轉交詐欺贓款,不留下任何單據, 以製造金流追查斷點,同時就車手、收水、機房等角色之聯 繫設有斷點,避免追查上游詐欺成員等常見之規避查緝模式 相符。益證被告屬「恆申」所屬詐騙集團一員,負責擔任面 交車手,轉交詐欺贓款與曾喬寧,進而層層轉交予本案詐欺 集團其他上游成員。  ㈤參以現今詐欺集團分工細膩,行事亦相當謹慎,而被害人交 付之詐欺贓款,有隨時遭到移轉之風險,是詐欺集團派遣前 往實際交易並領取詐欺款項之人,關乎詐欺所得能否順利得 手,且因遭警查獲之風險甚高,參與領取款項者必須隨時觀 察環境變化以採取應變措施,否則領取款項現場如有突發狀 況,指揮者即不易對該不知內情之人下達指令,將導致詐騙 計畫功敗垂成,如參與者確實毫不知情,其於領取款項之後 將現金私吞,抑或在交易並領取現場發現同夥係從事違法之 詐騙工作,更有可能為自保而向檢警舉發,導致詐騙計畫穿 幫,非但無法領得詐欺所得,甚且牽連集團其他成員,是詐 欺集團斷無可能派遣對詐騙行為毫無所悉者擔任實際提領款 項之人。若非被告與本案詐欺集團成員間,存有相當之信賴 關係,就本案「由不實幣商『恆申』指示告訴人交付現金予指 定之人以購買虛擬貨幣,藉此收受詐欺款項」一事有明示通 謀或默示合意之協定,應不會有如此巧合之事,否則顯無法 合理說明在詐欺集團猖獗、虛擬貨幣圈交易者眾多之今日, 為何本案詐欺集團成員所扮演之投資平台人員獨獨選擇、推 薦轉介與被告友人曾喬寧互有往來之「恆申」,再由曾喬寧 指示被告與告訴人進行交易,可證本案被告與告訴人間非偶 然撮合之交易,而確係本案詐欺集團計畫內之洗錢環節之一 部,且被告對上情知之甚明。  ㈥再詐欺集團利用「車手」、「收水」等人員從事詐欺行為, 在現今社會層出不窮,其等往往對被害人施以各類詐術,致 被害人誤信為真,詐欺集團再指示「車手」前往向被害人收 取款項,復交由「收水」層轉詐欺集團,迭經大眾傳播媒體 廣為披露、報導已有多年,更屢經政府機關為反詐騙宣導, 故為吾人依一般生活認知所易於體察之常識,是依一般人之 社會經驗,如以提供工作、支付薪資、對價等不尋常之話術 ,徵求不特定人代為提領金融帳戶內之不詳款項,或擔任代 收、代轉不詳款項、虛擬貨幣之工作,其目的極可能係欲吸 收不特定人為「車手」或「收水」,以遂行其等詐欺取財之 非法犯行,資以隱匿最終取得詐騙款項者之真實身分及詐騙 款項之去向,已屬具一般智識經驗之人所能知悉或預見。查 被告為87年次出生之成年人,且自陳大學肄業,從事過板模 工、修遊覽車、服務生、理貨員等工作等語(見本院卷第26 頁),堪認其具有相當之智識程度與一般社會生活通常經驗 ,對上情應當有所認識。而被告持手機內設定之虛擬貨幣錢 包,前往交易並領取現金、匯入虛擬貨幣之客觀情狀,核與 受僱擔任詐欺集團中領款「車手」之工作態樣相似,足認被 告對其上開所為,已能預見係詐欺成員為詐騙後之取款行徑 ,卻仍願意負責出面交易並轉匯虛擬貨幣之分工。準此,被 告雖未自始至終參與各階段之犯行,但主觀上對其所涉部分 犯行分別係與曾喬寧、「林佳蓉」、「鄭婉婷」、「高盛- 楊部長」、「恆申」等詐欺集團成員以細密之多人分工模式 及彼此扮演不同角色、分擔相異工作等節,均已有所預見, 且被告所參與者既係所涉詐欺取財及洗錢犯罪計畫不可或缺 之重要環節,而被告就所涉部分與該詐欺集團其他成員間, 在合同意思範圍內,各自分擔本件犯罪行為之一部,彼此相 互利用他人之行為,最終共同達成渠等詐欺取財及洗錢犯罪 之目的,被告自應就其所涉詐欺取財及洗錢犯行所發生之結 果,同負全責。且被告及證人曾喬寧均陳稱其等並非「林佳 蓉」、「鄭婉婷」、「高盛-楊部長」、「恆申」之人(見 本院卷第147、182頁)等語,則本案除被告外,至少尚有曾 喬寧、暱稱「林佳蓉」、「鄭婉婷」、「高盛-楊部長」、 「恆申」之人共同參與本案犯行,已達3人以上,自亦該當 刑法第339條之4第1項第2款之加重要件。  ㈦被告及其辯護人雖抗辯:被告當場將虛擬貨幣轉入告訴人錢 包,確認無誤後方收取款項,與一般虛擬貨幣交易並無二致 ,被告主觀上不知道涉及詐欺犯行等語。然被告於本院審理 時先稱:從我出發到接觸告訴人前,均未聯繫曾喬寧等語( 見本院卷第180頁),嗣經本院詢問被告到場後如何確認交 易對象、何以「恆申」可告知告訴人被告已到場,被告始改 稱:我跟曾喬寧說我開什麼車,傳現場照片給曾喬寧,不確 定曾喬寧是否有與「恆申」聯繫等語(見本院卷第181-182 頁),顯係避重就輕,有意隱瞞其與「恆申」間有所關聯之 事實。再被告於警詢時供稱:我的報酬為面交款項的0.7%至 1%間等語(見警卷第6頁),於本院審理時卻稱:我收到錢 後,曾喬寧約給我2,000元至2,500元之報酬,是固定的報酬 等語(見本院卷第178頁),就其報酬計算方式,所述全然 不同,倘被告果如其所述,係單純自曾喬寧處取得面交虛擬 貨幣之業務工作,實難想像會有二種截然不同之薪資計算方 式,足見被告及其辯護人辯稱被告僅進行一般虛擬貨幣買賣 ,不知涉及詐欺犯行等語,均係事後狡卸之詞。  ㈧綜上,被告及其辯護人上開所辯,顯係臨訟卸責之詞,不足 採信。本件事證明確,被告犯行堪以認定,應依法論科。 二、論罪科刑  ㈠新舊法比較:   按行為後法律有變更者,適用行為時之法律,但行為後之法 律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2 條第1項定有明文。被告行為後,洗錢防制法於113年7月31 日修正,於同年8月2日施行,修正後之洗錢防制法第2條擴 大「洗錢」之範圍,惟本案被告轉交款項而隱匿詐欺犯罪所 得之行為,無論修正前、後均屬洗錢行為。而就一般洗錢罪 之處罰,修正前洗錢防制法第14條第1項:「有第2條各款所 列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科500萬元以下罰金 」,修正後該條項移列為第19條第1項:「有第2條各款所列 洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併科1億元以下 罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者,處6月以上 5年以下有期徒刑,併科5,000萬元以下罰金」,本案不法所 得金額未達1億元,應以修正後洗錢防制法第19條第1項後段 之規定,與前開修正前之規定為新舊法比較。經比較修正前 後之法律,修正後洗錢防制法第19條第1項後段之法定最重 本刑5年,較修正前同法第14條第1項之法定最重本刑7年為 輕,是經新舊法比較之結果,修正後規定較有利於被告,依 刑法第2條第1項但書規定,本件應適用裁判時即修正後之洗 錢防制法第19條第1項後段規定論處。  ㈡被告將詐騙贓款轉交予曾喬寧,進而層層轉交其他詐欺集團 成員,客觀上得以掩飾、切斷詐騙所得金流之去向、所在, 阻撓國家對詐欺犯罪所得之追查,且被告知悉該等舉止得以 切斷詐欺金流之去向,主觀上亦具有掩飾、隱匿該財產與犯 罪之關聯性,以逃避國家追訴、處罰之犯罪意思,其所為係 屬洗錢防制法第2條所稱之洗錢行為甚明。  ㈢是核被告所為,係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一 般洗錢罪。  ㈣被告與其所屬詐欺集團參與之成員間(如犯罪事實欄所載) ,有犯意聯絡及行為之分擔,應論以共同正犯。  ㈤被告係以一行為同時犯上開數罪名,為想像競合犯,依刑法 第55條前段規定,從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪。  ㈥爰以行為人之責任為基礎,審酌被告正值青年,卻不思正途 賺取所需,竟為求獲得利益,以上開方式參與詐欺犯行,無 視政府一再宣示掃蕩詐欺集團之政策,騙取告訴人之財物, 並製造金流斷點,增加檢警查緝犯罪之困難,其所為實值非 難;衡以被告始終否認犯行,犯後態度非佳。另酌以被告就 本案犯行擔任之角色、參與情形、告訴人所受財產損失,及 被告迄今未與告訴人達成和解、調解,填補其所受損失;兼 衡被告有法院前案紀錄表所示之前科素行(見本院卷第187- 189頁),被告自陳為大學肄業之智識程度,未婚、無子女 、從事板模工、日薪至少2,500元等生活及經濟狀況(見本 院卷第183頁)等一切情狀,量處如主文欄所示之刑。 三、沒收之部分:   ㈠按犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之。前2項之沒收,於 全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額,刑法 第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。又共同犯罪行 為人之組織分工及不法所得,未必相同,其所得之沒收,應 就各人分得之數為之,亦即依各共犯實際犯罪利得分別宣告 沒收。所謂各人「所分得」,係指各人「對犯罪所得有事實 上之處分權限」,法院應視具體個案之實際情形而為認定; 是倘若共同正犯各成員內部間,對於不法利得分配明確時, 即應依各人實際分配所得沒收。被告因本案犯行所賺取之報 酬為2,000元至2,500乙情,業據被告供承在卷(見本院卷第 178頁),復無證據證明被告獲取2,000元以上之報酬,應認 被告因本案犯行取得之犯罪所得為2,000元,該犯罪所得未 扣案,亦未實際返還予告訴人,為避免被告因犯罪而坐享其 得,爰依前揭規定宣告沒收,並於全部或一部不能沒收或不 宜執行沒收時,追徵其價額。  ㈡再被告行為後,洗錢防制法第18條第1項業於113年7月31日修 正公布,並於同年0月0日生效施行,並移列至同法第25條第 1項,修正後第25條第1項規定:「犯第19條、第20條之罪, 洗錢之財物或財產上利益,不問屬於犯罪行為人與否,沒收 之」,本案自應適用裁判時即修正後之洗錢防制法第25條第 1項規定。依據修正後洗錢防制法第25條第1項之立法理由所 載:「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪,為減少犯罪行為人 僥倖心理,避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益因非屬犯 罪行為人所有而無法沒收之不合理現象,爰於第1項增訂『不 問屬於犯罪行為人與否』,並將所定行為修正為『洗錢』」, 可知該規定乃是針對犯罪客體所為之沒收規定,且未有對其 替代物、孳息為沒收或於不能沒收、不宜執行沒收時應予追 徵等相關規定,因此,本規定應僅得適用於原物沒收。本案 經被告轉交予其他詐欺集團成員之款項,固為被告作為本案 詐欺集團之成員,共犯本案之罪所得之財物,然款項均已轉 交其他詐欺集團成員,且依據卷內事證,並無法證明該洗錢 之財物(原物)仍然存在,更無上述立法理由所稱「經查獲 」之情,自無從宣告沒收。  據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官曾財和提起公訴,檢察官王光傑到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  14  日          刑事第八庭 法 官 許家菱 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;如未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。 中  華  民  國  114  年  2   月  14  日                書記官 楊淳如       附錄論罪科刑法條: 刑法第339條之4第1項第2款 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科1百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 修正後洗錢防制法第19條第1項後段 有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元 以下罰金。

2025-02-14

CTDM-113-金易-7-20250214-1

醫訴
臺灣高雄地方法院

違反醫師法等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度醫訴字第3號 公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 被 告 蔡素鳳 選任辯護人 劉怡廷律師 上列被告因違反醫師法等案件,經檢察官提起公訴(112年度偵 字第40169號),本院判決如下:   主 文 蔡素鳳犯醫師法第二十八條之非法執行醫療業務罪,處有期徒刑 肆月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。   事 實 一、蔡素鳳明知未取得合法之醫師資格,不得擅自執行醫療業務 ,竟基於非法執行醫療業務之犯意,於民國112年8月6日16 時許,在高雄市鼓山區翠華路(起訴書誤載為西藏街,應予 更正)271號,對己○○雙手施以針灸共4針,再對丙○○之雙手 、雙腳及耳朵施以針灸約18針之醫療行為,以此方式擅自執 行醫療業務,並向在場之己○○母親戊○○收取費用新臺幣(下 同)2,200元。嗣因丙○○、己○○事後感到身體不適而與蔡素 鳳理論,蔡素鳳自覺行為有違反醫師法之虞,主動在偵查犯 罪機關知悉其犯行前,至警局向員警自首並接受裁判,因而 查悉上情。 二、案經丙○○、己○○訴由高雄市政府警察局鼓山分局報告臺灣高 雄地方檢察署檢察官偵查起訴。   理 由 壹、有罪部分: 一、證據能力部分:   本判決以下所引用相關卷證之證據能力,均經當事人及辯護 人於本院審理時同意有證據能力(見醫訴卷第271頁,本判 決以下所引出處之卷宗簡稱對照均詳見附表),爰不予說明 。 二、認定事實所憑之證據及理由:   上揭犯罪事實,業據被告蔡素鳳於本院審理時坦承不諱(見 醫訴卷第186至187頁、第269至278頁),核與告訴人丙○○、 己○○(下稱告訴人2人)於警詢、偵查及本院審理中、證人 戊○○於偵查及本院審理中所為證述大致相符(見警卷第7至1 5頁、偵卷第11至13頁、第35至37頁、醫訴卷第188至205頁 ),足認被告自白與事實相符,得採為認定本案犯罪事實之 基礎。從而,本件事證明確,被告上開犯行堪以認定,應依 法論科。 三、論罪科刑: (一)所犯罪名:    按醫師法第28條所謂之「醫療業務」,係指以醫療行為為 職業者而言,乃以延續之意思,反覆實行同種類之行為為 目的之社會活動,當然包含多數之行為,是該條所謂之執 行醫療業務,立法本旨即包含反覆、延續執行醫療行為之 意,故縱多次為眾病患為醫療行為,雖於各次醫療行為完 成時,即已構成犯罪,然於刑法評價上,則以論處單純一 罪之集合犯為已足。查被告於上開犯罪事實欄所載時間、 地點,為告訴人2人多次執行針灸之醫療行為,乃以延續 之意思,反覆非法執行醫療業務,依據上開說明,評價上 應認屬集合犯之包括一罪。核被告所為,是犯醫師法第28 條之非法執行醫療業務罪。 (二)刑之減輕事由:      1.按自首之成立,以對於未發覺之犯罪,主動向職司犯罪偵 (調)查之公務員或機關陳述其犯罪事實,並接受法院之 裁判為要件。又有無自首係事實問題,行為人就實質上一 罪之一部分事實自首,效力是否及於全部,應從自首之立 法意旨及實質上一罪之本質與不法內涵分別觀察認定。如 行為人已就接續犯、繼續犯及集合犯等數個相同不法內涵 之犯罪行為之其中一部自首者,已自首部分之不法行為內 涵與尚未揭露部分之不法內涵相當,自首效力應及於全部 (最高法院111年度台上字第1612號判決意旨參照)。   2.查被告於案發後,在未有偵查犯罪職務之機關或公務員發 覺其為犯罪人前,即主動前往高雄市政府警察局鼓山分局 內惟派出所供承其對告訴人丙○○實施針灸行為違反醫師法 等情,有被告之112年9月2日警詢筆錄、高雄市政府警察 局鼓山分局內惟派出所受(處)理案件證明單、受理各類 案件紀錄表各1份足佐(見警卷第3至5頁、第47至49頁) ,堪認被告就本案所為非法執行醫療業務罪之一部分犯罪 事實業已自首,而該罪應論以實質上一罪之集合犯,已如 前述,則被告既已對於告訴人丙○○非法執行醫療業務之犯 罪行為自首,該已自首部分,與其對於告訴人己○○非法執 行醫療業務行為之不法內涵相當,依據前揭說明,應認被 告自首之效力及於全部。而考量被告此舉減少司法資源耗 費,爰依刑法第62條前段規定,減輕其刑。 (三)量刑:    爰審酌被告未具合法醫師資格,竟擅自執行醫療業務,對 患者之生命及身體健康造成潛在風險及危害,並破壞醫療 體系健全與發展,所為實不足取。兼衡被告於本案非法執 業之時間、該段時間犯罪所生之危害及所獲取之利益等犯 罪情節。並念及被告終能於本院審理中坦承犯行,復與告 訴人2人成立調解並已依約賠付全數賠償金7萬元完畢,而 有調解筆錄及本院辦理刑事案件電話紀錄查詢表各1份在 卷為憑(見醫訴卷第235至237頁),復經告訴人2人以刑 事陳述狀書面請求本院從輕量刑(見醫訴卷第239頁), 足認其犯後態度尚可;末參以其於本院審理中自述之智識 程度及家庭生活狀況(見醫訴卷第212頁、第277頁,基於 個人隱私及個資保障,不於判決中詳載),及其此前無其 他刑事犯罪紀錄之前科素行等一切情狀,量處如主文所示 之刑,並諭知易科罰金之標準。 (四)緩刑之宣告:    被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告,有法院 前案紀錄表在卷可考,符合刑法第74條第1項第1款所定緩 刑要件。茲念被告犯後業已坦承犯行,並與告訴人2人成 立調解及賠償損害等節,均詳如前述,堪認被告確有悛悔 之意,考量其因一時失慮致觸犯本件犯行,經此偵審程序 及刑之宣告後,應能知所警惕而無再犯之虞,復參以告訴 人2人具狀請求本院對被告予以緩刑宣告等語之意見(見 醫訴卷第239頁),因認上開所宣告之刑以暫不執行為適 當,爰依刑法第74條第1項第1款之規定,宣告緩刑2年, 以啟自新。 四、沒收:   被告於本案獲得之報酬共計2,200元乙節,業據被告於本院 審理時供承在卷(見醫訴卷第211頁),為其犯罪所得,並 未扣案,原固應予宣告沒收及追徵。然被告嗣後已退還6,00 0元由戊○○收受乙節,業經證人戊○○於本院審理中證述明確 (見醫訴卷第204至205頁),核與被告所述相符(見醫訴卷 第211頁),堪認該2,200元之犯罪所得已實際合法發還予被 害人,爰依刑法第38條之1第5項規定,不予宣告沒收。 貳、不另為公訴不受理部分: 一、公訴意旨另以:被告對告訴人丙○○施以針灸前、後,明知其 無相關執照,且頸椎為連接人體頭顱及軀幹之重要部位,極 為脆弱,倘未具備醫學專業知識,擅自施以不當外力,即有 造成人體受傷之風險,而依當時客觀情形,並無不能注意之 情事,竟疏未注意採取適當之處置方式及力道,以徒手或使 用毛巾按壓推拿、拉扯、刮沙告訴人丙○○之頸部、背部等處 ,致告訴人丙○○受有頸部關節和韌帶扭傷、下背痛、頸椎痛 及背筋傷等傷害,因認被告涉犯刑法第284條前段之過失傷 害罪嫌等語。 二、按告訴乃論之罪,告訴人於第一審辯論終結前,得撤回其告 訴;又告訴經撤回者,法院應諭知不受理之判決,刑事訴訟 法第238條第1項、第303條第3款分別定有明文。 三、本件被告此部分涉犯刑法第284條前段過失傷害罪,依同法 第287條前段之規定,須告訴乃論。而被告被訴上開罪嫌, 業經告訴人丙○○於113年11月30日具狀撤回告訴,此有撤回 告訴暨刑事陳述狀1紙附卷可佐(見醫訴卷第239頁)。依據 前開說明,本應為公訴不受理之諭知,惟被告此部分所為, 與其前揭經論罪科刑之非法執行醫療業務犯行間,有想像競 合之裁判上一罪關係,爰不另為公訴不受理之諭知。 參、不另為無罪諭知部分: 一、公訴意旨另以:被告於上開犯罪事實欄所載時間、地點,明 知未取得合法之醫師資格,不得擅自執行醫療業務,竟基於 非法執行醫療業務之犯意,以告訴人2人之女即兒童余○綺( 原名甲○○)、子即兒童余○凱(原名乙○○)肩膀歪斜須進行 矯正為由,以毛巾拉扯余○綺頸部,並拉轉、按壓余○綺、余 ○凱身體及手腳部,而擅自執行醫療業務,因認被告另涉犯 兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段、醫師法第 28條之成年人故意對兒童非法執行醫療業務罪嫌等語。 二、按犯罪事實應依證據認定之,無證據不得認定犯罪事實;又 不能證明被告犯罪者,應諭知無罪之判決,刑事訴訟法第15 4條第2項、第301條第1項前段分別定有明文。又事實之認定 ,應憑證據,如未能發現相當證據,或證據不足以證明,自 不能以推測或擬制之方法,為裁判之基礎。且認定不利於被 告之事實,須依積極證據,苟積極證據不足為不利於被告事 實之認定時,即應為有利於被告之認定;又刑事訴訟法上所 謂認定犯罪事實之積極證據,是指適合於被告犯罪事實之認 定之積極證據而言,雖不以直接證據為限,間接證據亦包括 在內,然而無論直接或間接證據,其為訴訟上之證明,須於 通常一般之人均不致有所懷疑,而得確信其為真實之程度者 ,始得據為有罪之認定,倘其證明尚未達到此一程度,而有 合理之懷疑存在,無從使事實審法院得有罪之確信時,即應 由法院諭知被告無罪之判決。 三、訊據被告堅詞否認有何上開犯行,辯稱:因為告訴人己○○說 他兒子余○凱肩膀會不舒服,我只是幫余○綺、余○凱扭捏放 鬆做舒緩的動作,揉一揉而已,沒有用毛巾拉扯,也沒有說 要幫他們矯正,我沒有對他們為醫療行為等語(見偵卷第28 至29頁、醫訴卷第49頁)。經查: (一)被告於上開公訴意旨所載時間、地點徒手捏按余○綺、余○ 凱身體部位乙節,固經證人即告訴人2人、戊○○於本院審 理中證述明確(見醫訴卷第188至205頁),復為被告所自 承如前,而堪認定。 (二)然按民俗調理係以紓解筋骨、消除疲勞為目的,單純運用 手技對人體全身或局部部位(如腳底按摩業)施以傳統整 復推拿、指壓及按摩等紓壓行為,與醫療行為不同;而所 謂「整脊」,係為對脊推之矯治,對人體疾病所為之處置 ,屬醫療行為,應由醫師、中醫師或由物理治療師依醫囑 為之:若民俗調理人員以矯治病理狀態之脊椎疾病為目的 ,並自稱其手法為「整脊」,主觀上已具矯正或治療疾病 之意圖,倘又對脊椎等特定部位施以矯治之處置行為,客 觀上已屬醫療行為之一部,爰應受醫師法第28條之規範, 此有衛生福利部110年1月26日衛部中字第1100103372號函 釋1份存卷可參(見醫訴卷第35頁)。 (三)關於被告上開徒手捏按余○綺、余○凱身體部位之行為是否 已有矯正、治療疾病之目的,而屬醫療行為之一部乙節:   1.證人即告訴人丙○○於本院審理中證述:被告說我小孩臉比 較瘦弱要調整,是因為有高低肩跟腰盤有跑掉,要調整就 會好,所以叫我兒子、女兒站著直接轉頸部,再躺著用兩 隻手抓著毛巾兩邊放在下巴往上拉小孩的頸部,並扭轉手 、腳跟腰部,整個過程大概5至10分鐘內結束,但被告沒 有說後續要再進行矯正或回診等語(見醫訴卷第189至193 頁)。   2.證人即告訴人己○○於本院審理中證稱:因被告覺得我兒子 臉部有一點塌塌的,我女兒的骨盆比較大,所以幫他們吊 脖子、還有要我女兒躺著盤腿從正面大腿內側往下壓、扭 轉身體等,因為被告說她趕時間,後面還有客人在等,所 以過程大概3、5分鐘內就結束,被告也沒有說小孩後續有 需要長期矯正或未來要怎麼處理等語(見醫訴卷第193至1 98頁)。   3.證人戊○○於本院審理中證稱:被告當時目視我外孫子肩頸 高低不一,有對我外孫子、外孫女做一些拉扯手腳、喬的 動作,也有用毛巾拉、轉脖子,過程差不多10多分鐘,被 告沒有跟我們討論後續要怎麼矯正,我們就離開了等語( 見醫訴卷第199至205頁)。   4.互核告訴人2人及證人戊○○上開所述,可知被告僅粗略以 目視之方式觀測余○綺、余○凱之臉部瘦弱、雙肩高低不同 或骨盆較大,而對余○綺、余○凱施以拉伸脖子、扭轉、按 壓四肢等行為,且實施之時間約莫10分鐘內即結束,後續 亦未提及需要回診、長期調整或說明診療及矯正計畫。則 被告本件對於余○綺、余○凱之前開所為,並未經過一定嚴 謹程度之診察程序,且被告除未提及余○綺、余○凱有何需 要治療或矯正之具體疾病外,亦未見被告有針對治療疾病 所為之施術、其他具體處置或後續之追蹤、治療途徑,復 未見被告事後有宣稱醫療效能之舉措,自難認被告於此等 時間短暫之情況下,徒手或以毛巾輔助,運用手技對其二 人施以按壓、推拿等對肌肉骨骼施以物理性刺激之行為, 已該當醫療行為。 四、綜上所述,本件公訴人所提出之證據,尚未達於通常一般之 人均不致有所懷疑,而得確信被告確有公訴意旨所指成年人 故意對兒童非法執行醫療業務之程度,本院自無從形成被告 有罪之確信,本應為無罪之諭知,惟被告此部分所為,與其 前揭經論罪科刑之非法執行醫療業務犯行間,有集合犯之實 質上一罪關係,爰不另為無罪之諭知。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官庚○○提起公訴,檢察官丁○○到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  11  日          刑事第一庭  審判長法 官 陳芸珮                    法 官 王冠霖                    法 官 張瀞文 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;如未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。 中  華  民  國  114  年  2   月  11  日                    書記官 張惠雯 附錄本案論罪科刑法條: 醫師法第28條 未取得合法醫師資格,執行醫療業務,除有下列情形之一者外, 處六個月以上五年以下有期徒刑,得併科新臺幣30萬元以上150 萬元以下罰金: 一、在中央主管機關認可之醫療機構,於醫師指導下實習之醫學 院、校學生或畢業生。 二、在醫療機構於醫師指示下之護理人員、助產人員或其他醫事 人員。 三、合於第11條第1項但書規定。 四、臨時施行急救。 五、領有中央主管機關核發效期內之短期行醫證,且符合第41條 之6第2項所定辦法中有關執業登錄、地點及執行醫療業務應 遵行之規定。 六、外國醫事人員於教學醫院接受臨床醫療訓練或從事短期臨床 醫療教學,且符合第41條之7第4項所定辦法中有關許可之地 點、期間及執行醫療業務應遵行之規定。 附表:卷宗簡稱對照表   簡稱 卷宗名稱 警卷 高雄市政府警察局鼓山分局高市警鼓分偵字第11272891700號卷宗 偵卷 臺灣高雄地方檢察署112年度偵字第40169號卷宗 醫訴卷 本院113年度醫訴字第3號卷宗

2025-02-11

KSDM-113-醫訴-3-20250211-2

臺灣臺東地方法院

違反水土保持法

臺灣臺東地方法院刑事判決 112年度訴字第28號 公 訴 人 臺灣臺東地方檢察署檢察官 被 告 徐晨鐘 謝明吉 選任辯護人 李俊賢律師 林妤楨律師 劉怡廷律師(嗣後解除委任) 上列被告因違反水土保持法案件,經檢察官提起公訴(111年度 偵字第557號),本院判決如下:   主 文 甲○○共同犯水土保持法第三十二條第四項之非法開發致水土流失 未遂罪,累犯,處有期徒刑貳年,併科罰金新臺幣貳拾萬元,罰 金如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之犯罪所得如附 表二所示茄苳樹壹棵沒收。 乙○○共同犯水土保持法第三十二條第四項之非法開發致水土流失 未遂罪,處有期徒刑壹年。   犯罪事實 一、甲○○及乙○○從事園藝工作,甲○○並於臉書上自稱經營晨鴻園 藝景觀工程、巨木園藝景觀工程、晨鴻重機且兩人均知悉臺 東縣太麻里鄉華源村華源段887之10號土地(下稱本案土地) 非其與丁○○(亦涉及本案,惟未經檢察官起訴,由本院告發 後,由檢方另行偵辦)所有及管理,並已預見本案土地屬於 經行政院核定暨公告劃定為水土保持法所定之山坡地範圍, 並可能為中華民國所有,由財政部國有財產署(下稱國產署 )負責管理,並出租予蔡東安、蔡侯幼及蔡慶專使用。甲○○ 及乙○○、丁○○均明知如欲就上開土地從事水土保持法第8條 第1項第5款之其他開挖整地等開發行為,應得所有人或管理 人之同意,並依規定申請水土保持計畫後,依照該計畫內容 實施水土保持之處理與維護,竟共同意圖為自己不法所有, 基於竊盜、違反水土保持法之犯意聯絡,未得上開國產署及 承租人蔡東安、蔡侯幼及蔡慶專之同意,於民國110年11月1 7日上午某時許,由丁○○駕駛挖土機開挖整地;甲○○在旁將 欲竊取之茄苳樹斷根,乙○○則在旁協助,將本案土地上蔡東 安、蔡侯幼及蔡慶專所管領之茄苳樹1棵(下稱本案茄苳樹 )自根部鏟起而竊取得手,挖取面積為2平方公尺,致該處 土地表土裸露,破壞原地表水源涵養功能,幸未生水土流失 之結果。甲○○再僱請不知情之丙○○○,駕駛車牌號碼000-000 0號大貨車到場,由甲○○指示乙○○協力將茄苳樹吊掛至該大 貨車上後,將該茄苳樹載運至臺東縣臺東市○○○路0000號對 面之貨車集運場,擬委由不知情之黃文隆將該茄苳樹載運至 苗栗縣出售牟利,遂先前由乙○○與戊○○聯繫運載事宜及載運 本案茄苳樹當日提供非本案土地之公文影本,用以取信戊○○ 。嗣經警獲報於前開集散場查看,發覺有異循線追查,並扣 得上開茄苳樹1顆而悉上情。 二、案經臺東縣警察局關山分局報告臺灣臺東地方檢察署檢察官 偵查起訴。   理  由 壹、證據能力 一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述,除法律有規定 者外,不得作為證據,刑事訴訟法第159條第1項定有明文。 查證人丁○○、丙○○○、戊○○、蔡東安於警詢時之證述,係被 告以外之人於審判外之陳述,被告乙○○(下稱被告)及其辯 護人復否認該等陳述之證據能力(本院卷一第101頁),依 刑事訴訟法第159條第1項規定,對被告乙○○部分,無證據能 力。 二、又臺灣臺東地方檢察署現場履勘筆錄及履勘現場照片(即11 1年度交查字第1303號卷,下簡稱交查卷,第13-17頁),將 被告甲○○及乙○○兩人記載混淆(即將甲○○記載為乙○○;乙○○ 記載為甲○○),經本院於113年8月30日勘驗該署110年10月1 3日現場履勘筆錄在卷(見本院卷一第372頁),且當事人等 均就本院勘驗後之內容均無意見,則就上開現場履勘筆錄及 履勘現場照片,自以本院113年8月30日準備程序勘驗筆錄所 記載之內容為準。 三、本院用以認定被告甲○○確有本案犯行之被告以外之人於審判 外之陳述,被告於本院審理時同意有證據能力(見本院卷一 第341頁),且迄至言詞辯論終結前未聲明異議,本院審酌 上開證據資料作成時之情況,並無不宜作為證據或證明力明 顯過低之情事,且與待證事實具關連性,認以之作為證據應 屬適當,爰依刑事訴訟法第159條之5第1項規定,認上開供 述證據資料,對被告甲○○部分均有證據能力。 四、至卷內所存經本院引用為證據之非供述證據,與本件待證事 實間均具有關連性,且無證據證明係公務員違背法定程序所 取得,依刑事訴訟法第158條之4反面解釋,自有證據能力。 貳、得心證之理由 一、認定犯罪事實所憑之證據及理由 ㈠、被告之辯解及其辯護人之辯護:  ⒈訊據被告甲○○固坦承有於上揭時間、地點在本案土地,由丁○ ○以挖土機開挖該處,並將該土地上之本案茄苳樹挖離,並 載運至戊○○經營之貨車集運場等節不諱(見本院卷一第342 頁及卷二第343頁),惟矢口否認有何犯非法開發致水土流 失未遂罪及竊盜罪之犯行,辯稱略以:出事以後才知道是華 源段887-10號土地,以為是太麻里段第465號地號土地;最 後則改稱是樹是丁○○自己挖的,僅跟丁○○購買本案茄苳樹, 丁○○拿出合法文件,因為眼見為憑,所以丁○○才會認罪及簽 自白書云云(見本院卷二第343、357、360頁)。  ⒉訊據被告乙○○固坦承曾於上揭時間、地點載送甲○○至本案土地、並送便當與施工之人及在駕駛之車上轉交公文影本,並於挖土機挖掘時,察看該處之玫瑰石,由丁○○以挖土機開挖該處,並將該土地上之本案茄苳樹挖離,並於挖掘完畢後,載運甲○○至戊○○經營之貨車集運場等節不諱(見本院卷一第96、371、441頁及卷二第349-350頁),惟矢口否認有何犯非法開發致水土流失未遂罪及竊盜罪之犯行,辯稱略以:與前案緩件案件相同,均是被丁○○騙云云(見本院卷二第349頁)。被告之辯護人則為其辯稱:因證人丁○○在警詢、偵訊未如實陳述,所以影響被告甲○○及乙○○及本案證人對檢警詢問問題之回答。乙○○雖於112 年5 月審理程序初期說他載丙○○○吊樹期間,協助把挖土機移開,此乃因110 年11月發生的本案與同年10月大溪土坂挖樹的過程搞混,乙○○只有載甲○○上山,再載己○○上山,幫甲○○送便當,載甲○○下山到集運場,到集運場在車上睡覺時順手將公文交給證人戊○○。繳交2 萬元訂金或案發當日載甲○○,乙○○會跟著前往,是因為甲○○剛出獄沒車,去比較遠的地方會拜託乙○○載他,因為這臺銀色escape休旅車是甲○○入獄前還有錢的時候幫乙○○付清購買的,甲○○出獄後沒錢想去哪本來想跟乙○○借車,但甲○○重聽嚴重,乙○○怕車子借甲○○開會撞壞,所以好意載甲○○前往。甲○○一直說乙○○是他的員工,但乙○○是挖土機司機,打零工領日薪,甲○○於案發挖樹沒有給乙○○任何報酬,但本案乙○○既沒有報酬,也未與甲○○約定樹賣掉後的價金分配,其並非與甲○○為共犯。另乙○○去酒店或小吃部也沒有喝酒,他肝硬化不能喝酒,只能喝茶,甲○○與其他人如謝明全的對話記錄並非全部真實,渠等開玩笑之內容無足作為乙○○有罪之認定等語(見本院卷二第357-359頁)。 ㈡、按水土保持法係89年5月17日修正公布,其中第3條第3款所定 之山坡地:係指國有林事業區、試驗用林地、保安林地,及 經中央或直轄市主管機關參照自然形勢、行政區域或保育、 利用之需要,就合於下列情形之一者劃定範圍,報請行政院 核定公告之公、私有土地:㈠標高在100公尺以上者。㈡標高 未滿100公尺,而其平均坡度在百分之五以上者。本案土地 坐落於臺東縣太麻里鄉華源村華源段887之10號,所有權人 為中華民國,管理機關國有財產署,該地均為山坡地保育區 、農牧用地之,並由國有財產署出租於蔡東安、蔡侯幼及蔡 慶專之事實,有該地之土地登記公用謄本及財政部國有財產 署南區分署臺東辦事處111年9月7日台財產南東三字第11109 097730號函及所附國有耕地租賃契約書各1份在卷為證(見 偵卷第233頁、交查卷第7-10頁),是該筆土地係屬水土保 持法所規範之山坡地,且於110年11月17日之時,均屬於中 華民國所有,由國有財產署管理並於蔡東安、蔡侯幼及蔡慶 專,是本件上開山坡地確屬山坡地保育利用條例及水土保持 法所稱之公有山坡地無誤,且均為被告甲○○及乙○○所明知, 業經渠等坦承在卷(見本院卷二第351頁)。 ㈢、本案不爭執之事實(見本院卷一第102、342頁): 1、被告甲○○未得上開國產署及承租人蔡東安、蔡侯幼及蔡慶專 之同意,於110 年11月17日上午某時許,在臺東縣○○里鄉○○ 村○○段000 ○00號土地,由某人以挖土機,將本案土地上蔡 東安、蔡侯幼及蔡慶專所管領之茄苳樹1 棵自根部鏟起;被 告甲○○在場指揮,挖取面積為2 平方公尺,致該處土地表土 裸露,破壞原地表水源涵養功能,幸未生水土流失之結果。 2、甲○○僱請不知情之丙○○○,駕駛車牌號碼000-0000號大貨車到 場,由甲○○與乙○○協力將茄冬樹吊掛至該大貨車上後,將該 茄冬樹載運至臺東縣○○市○○○路0000號對面之貨車集運場, 擬委由不知情之戊○○將該茄冬樹載運至苗栗縣出售牟利。 3、本案茄苳樹是從臺東縣○○里鄉○○村○○段000 ○00號土地上挖掘 並吊至上開大貨車上。   上開事實為被告甲○○及乙○○、被告乙○○之辯護人及檢察官所 不爭執,並有證人戊○○提供之臺東縣政府109年6月3日府農 土字第1090111981號函、北太麻里段465地號現場圖、臺東 縣警察局關山分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、臺東縣警察 局關山分局代保管條、刑案現場測繪圖、案件現勘紀錄、臺 東縣警察局關山分局偵辦竊盜法案會勘紀錄、臺東縣○○里鄉 ○○段000000地號土地建物查詢資料、刑案現場照片34張、臺 東縣太麻里鄉地政事務所111年5月18日太地所登記字第1110 001748號函及所附資料、財政部國有財產署南區分署臺東辦 事處111年9月7日台財產南東三字第11109097730號函及所附 國有耕地租賃契約書、臺灣臺東地方檢察署現場履勘筆錄及 履勘現場照片、臺東縣政府111年10月20日府農土字第11102 26597號函暨履勘意見表、臺東縣太麻里地政事務所111年11 月10日太地所測量字第1110004245號函暨土地複丈成果圖各 1份(見偵卷第77-91、109、117-119、123、137、139、141 、217、143-151、219-226、231-261頁;交查卷第7-10、13 -17、19-21、23-25頁)在卷可憑,故可堪採為本案判決之 基礎。 ㈣、影響本案犯罪成立與否之之爭點在於(見本院卷一第102、34 2頁): 1、被告甲○○、乙○○是否因誤信共犯丁○○之故而請人在本案之時 、地開挖整地後,將該土地上之本案茄苳樹1 棵載離? 2、被告甲○○及乙○○是否與共犯丁○○有違反水土保持法及加重竊 盜罪之犯意連絡及行為分擔,在本案之時、地開挖整地竊取 上開之茄苳樹1 棵? ㈤、茲就上列影響犯罪成立之爭點分述如下: 1、被告甲○○及乙○○並無誤信共犯丁○○之故,兩人均具有竊盜及 違反水土保持法之犯意,理由如下:  ⑴前科,乃經法院確定判決所認定之過去犯罪行為。前科此項 「類似事實證據」,就判斷被告之「性格」而言,具有高度 之證明力,但卻可能同時產生不當預斷偏見、導致事實誤認 ,或使案件不當遲滯、浪費訴訟時間或形成重複不必要之調 查,原則上不得作為證明被告不良性格之證據(美國聯邦證 據法第403、404(a)、(b)條參照);惟前科等證據如係 用以證明動機、機會、故意、準備、計畫等犯罪主觀要件或 犯人同一性、偶然不存在,則可例外容許作為證據(美國聯 邦證據法第404(b)(2)條參照)。考其區別,乃認由他 案犯罪事實直接推論公訴事實之主觀要素,可謂基於經驗法 則、論理法則之合理推論,其證據之證明力極高,造成事實 誤認之危險極低,並無禁止之必要(最高法院110年度台上 字第3204號刑事判決)。  ⑵查被告甲○○及乙○○有附表一(除編號5以外)所示之案件經警 方移送、檢方偵辦、檢方之不起訴之理由、法院判決之情形 及被告甲○○及乙○○在前案之辯解或陳述,渠等對本案茄苳樹 生長之土地為何地號?為何人所有或管理?開挖整地是否已 得主管機關許可,攸關渠等是否涉有刑責,是以渠等均無法 推由因信任共犯丁○○之故,而為起訴之犯行。況被告乙○○於 本案之時間,仍在附表一編號7之審理期間,當無法推由信 任被告甲○○或共犯丁○○為其卸責之詞。另被告甲○○於臉書社 群軟體上自稱經營晨鴻園藝景觀工程、巨木園藝景觀工程、 晨鴻重機(見本院卷一第453頁),且自承賣樹賣很多,很 多客戶,一年買賣樹木約150-200棵,今年花約2000萬買樹 等語(見本院卷二第46、343頁),手機內有眾多樹木移植 照片(數量龐大,見本院卷第63-126頁,彩色輸出則為本院 卷二第363-426頁),其並於LINE通訊軟體中有以下之言語 (見本院卷二第124-126、424-426頁):         被告甲○○於113年5月11日通緝到案時,並為認罪之表示(見 本院卷一第235頁),況依證人即共犯丁○○於審理中具結證 稱:挖樹就要簡易水保,那是他們教我的,因為我接觸這個 也還是一個菜鳥,甲○○很專業的,有跟甲○○說還沒確認是不 是他的樹,但甲○○說只要有地主就好,甲○○有聽到還沒確定 這個樹是不是這個人的等語(見本院卷二第196-209頁), 核與被告甲○○事後找人至共犯丁○○家中商談而自行錄影並提 供與本院之影片內容所載之內容:一開始我就跟你說這個文 還沒跑完,你就說OKOK、因為這棵樹我從頭到尾就開始講說 ,還沒證實這個樹是不是他的等語相符(見本院卷二第227- 228頁)。綜合上開前科證據、被告甲○○曾經之自白、被告 甲○○手機內之LINE對話、眾多樹木移植照片判斷被告甲○○在 本案之主觀構成要件,亦可用以佐證被告甲○○及乙○○與共犯 丁○○確有共同犯意聯絡尋找臺東地區之茄苳樹,如無法合法 取得即著手實行竊盜犯罪之故意,被告甲○○及乙○○二人所述 誤信共犯丁○○之故,並不可採。 2、被告甲○○及乙○○與共犯丁○○具有違反水土保持法及加重竊盜 罪之犯意連絡及行為分擔,而在本案之時、地開挖整地進而 竊取上開之茄苳樹1 棵,其理由如下:  ⑴從供詞變化可知:  ①被告甲○○於警詢先是陳述:我是在110年11月6日跟李瑋維購買茄苳樹,當天我就付訂金新臺幣2萬元給他。110年11月17日上午11時許,我跟李瑋維、乙○○到臺東縣○○里鄉○○○里段000地號土地,到那邊後,乙○○在車上睡覺,我教李瑋維如何截枝,由李瑋維駕駛他所有的怪手,將挖茄苳樹1棵挖出來放到地面,再由丙○○○當天下午15時許開板車來,將樹載運到戊○○的板車場。我當天就有付尾款新臺幣8萬元給李瑋維,付款當時地主也有在場,地主當時就把李瑋維付的錢拿走了。經警告知已現場勘查後,改稱是以文件為準,購買樹之地點為太麻里鄉北太麻里段465號地號,因為不是這邊人,不懂這邊地。之前也跟丁○○購買過一次110年9月間,以75萬元購買茄苳樹1棵等語(見偵卷第13-14頁);被告乙○○於警詢僅陳述:什麼都不知道,僅載甲○○到太麻里外環道、僅載車上睡覺,陪甲○○到臺東買樹而已等語(見偵卷第18-19頁)。  ②被告甲○○於偵訊時之陳述:樹載到車上後,我要把錢給司機 ,司機說這棵樹有問題,我問丁○○為何有問題,丁○○跟我說 有事情的話就說這棵樹是465號地的等語(見偵卷第3314頁 );被告乙○○於警詢僅陳述:早上我載甲○○上去後就睡覺, 後來一直拉肚子我就開車下來買止瀉藥,在臺東公園睡覺, 我起來時已經快16時,我上去時已經看到他們在吊樹等語( 見偵卷第337頁)。  ③被告乙○○於本院第一次準備程序則透過辯護人表示:自始都不知道挖樹地點,下午二點多上山,因為挖土機卡到樹的位置,所以甲○○就叫乙○○去開怪手移動位置,讓丙○○○跟他的助手可以把樹吊到大貨車上等語(見本院卷一第96頁)。被告乙○○於本院第二次準備程序則陳稱:我是後來4點半上去時才看到丙○○○,他正在吊茄苳樹,因為挖土機擋到茄苳樹,所以甲○○叫我將挖土機往後移,挖土機不是我的,我也不知道挖土機是誰的,這應該要問甲○○等語(見本院卷一第362頁)。最後被告甲○○及乙○○渠等之辯詞則改稱如前㈠所載。由渠等辯詞之變化可知,被告甲○○先辯稱本案茄苳樹是從太麻里段465地號所運出,經警告知已勘查後,方改稱不知本案茄苳樹非出於太麻里鄉北太麻里段465號地號,最後則稱其誤信共犯丁○○之故;被告乙○○先辯稱不知地點,僅在車上睡覺後則改稱其與被告甲○○均誤信共犯丁○○之故。  ⑵然從被告甲○○提供之臺東縣政府110年7月5日府農土字第1100 132033號函及所附太麻里段465地號第二類謄本、原住民保 留地租賃契約、苗木買賣合約書、買賣契約書、委託書、切 結書及農業經營計畫書等資料(見偵卷第51-75頁)、及證 人丁○○於審理中具結之證述:第一次和甲○○完成的是北太麻 里段465號,那一棵賣73萬,是陸陸續續給。總共73萬,含 運輸、怪手和地主的30萬等語(見本院卷第78頁),核與被 告甲○○前述警詢之陳述:之前也跟丁○○購買過一次110年9月 間,以75萬元購買茄苳樹1棵;我是在110年11月6日跟李瑋 維購買茄苳樹,當天我就付訂金新臺幣2萬元給他。並主動 向警提及太麻里鄉北太麻里段465地號土地等語(見偵卷第1 3-14頁)大致相符。並佐以北太麻里段465號現場照片可知 (見偵卷第219-222頁),該地確有茄苳樹木整地開挖移植 之痕跡。是以被告甲○○與共犯丁○○應在本案茄苳樹挖掘前已 有太麻里鄉北太麻里段465地號土地茄苳樹之買賣,並已順 利完成交易。是以,被告甲○○為脫免本次刑責方於警方第一 次詢問時,供稱本案茄苳樹來源為太麻里鄉北太麻里段465 地號土地上,然經警識破方改稱不知道地號有誤。惟因太麻 里鄉北太麻里段465地號土地茄苳樹早已完成交易完畢,金 額亦為70多萬,亦與本案茄苳樹交易金額僅約10萬元(見本 院卷一第349頁)明顯不同,並無被告甲○○所稱,因非臺東 人不知道地號有誤之可能。另被告甲○○於本院審理時提出之 苗木買賣合約書,亦無記載該茄苳樹出於何地號之必要之點 ,亦與其提供之多良段397號之買賣合約書有別(見本院卷 一第348、349頁),是以被告甲○○主觀上有違反水土保持法 及加重竊盜罪之犯意。況依被告甲○○前揭警詢之自述:我教 李瑋維如何截枝等語,亦已達與共犯丁○○犯意聯絡及行為分 擔之程度,足認被告甲○○與共犯丁○○就本案均為共同正犯。  ⑶被告乙○○本於警詢僅稱載送被告甲○○到太麻里外環道後(非 本案現場),現在車上睡覺(見偵卷第18頁),然經本案審 理調查後,因卷內證物或其他證人證述,才稱自己有載送被 告甲○○從本案茄苳樹現場離去,並前往貨車集運場、中午送 便當上去時,有在現場查看,當時樹木已倒下之、將車內公 文影本轉交與戊○○之行為(見本院卷二第349-351、358頁) ,審酌被告乙○○於本案時間點(即110年11月17日)仍在附 表一編號7之判決前,是以被告乙○○擔心又涉及刑事責任, 方將自己之行為避重較輕。況被告乙○○曾在本院二度坦承因 挖土機卡到樹木位置,才駕駛挖土機移動,讓丙○○○可施作 等情(見本院卷一第96-97、362頁),雖事後陳稱是誤以為 講的是110年10月在大溪土坂那次,惟本院審酌本案已檢警 多次詢問,並於111年10月13日被告甲○○及乙○○均現場履勘 ,現場有明顯之海景,被告乙○○當無混淆之情形。且證人丙 ○○○雖於本院審理中具結證稱:因為天色距離,不確定開挖 土機是否是乙○○,但事後交錢給他的是乙○○等語明確(見本 院卷第26頁)。再參酌證人戊○○於本院審理時亦具結證稱: 警詢會說是乙○○委託,是因為乙○○打電話給我聯繫,一直認 為乙○○是買主,公文是乙○○在車上睡覺順手拿給我,後來警 察來詢問後,才知道買主是甲○○說等語(見本院卷二第29-3 7頁),被告甲○○並對戊○○證詞表示意見時,陳稱:我耳朵 不好,可能我有交代阿吉交涉車子的事情,因為那天阿吉是 我的員工,我有事情會請他代辦,戊○○就認為是阿吉叫車等 語(見本院卷二第29-37頁),再佐以被告甲○○贈送其一部 中古車供被告乙○○使用,且被告甲○○手機內LINE相關對話內 容可知(見本院卷二第112、113、119、343頁),被告乙○○ 就本案茄苳樹之竊取均聽從被告甲○○之指示聯繫戊○○誠、並 將轉交丙○○○報酬。再依被告甲○○上傳臉書社群軟體之整地 挖樹之影片內容可知:1.被告甲○○FB發表之影片截圖,畫面 地點與本案挖樹地點相符(太麻里段887-10地號),影片中有 一名身穿黑色衣服男子(見本院卷第440、441、447頁)。      被告乙○○非常靠近本案茄苳樹,且施工地點非常容易辨認, 有明顯之海景、視野遼闊,雖共犯丁○○亦坦承該次由其駕駛 挖土機挖掘樹木,但亦無礙於被告乙○○所自承僅在丙○○○要 吊運本案茄苳樹時挖土機卡到樹木位置,才駕駛挖土機移動 之事實。綜上,被告乙○○於本案已與被告甲○○有犯意聯絡及 行為分擔之程度,足認被告乙○○與被告甲○○、共犯丁○○就本 案均為共同正犯。 3、綜上所述,被告甲○○、乙○○及共犯丁○○所為未經同意,擅自 在公有山坡地,為農牧用地之開挖整地,但未致生水土流失 之事實,事證明確。被告甲○○及乙○○前揭犯行洵堪認定,應 予依法論科。 二、論罪科刑  ㈠按水土保持法所稱之山坡地,依同法第3條第3款規定,係指 國有林事業區、試驗用林地、保安林地,及經中央或直轄市 主管機關參照自然形勢、行政區域或保育、利用之需要,就 標高在一百公尺以上,或標高未滿一百公尺,而其平均坡度 在百分之五以上者劃定範圍,報請行政院核定公告之公、私 有土地,其範圍已較山坡地保育利用條例第3條所稱之山坡 地為廣,且該法第1條第2項規定:「水土保持,依本法之規 定;本法未規定者,適用其他法律之規定。」,是水土保持 法係山坡地保育利用條例之特別法(最高法院88年度台非字 第278號、89年度台上字第3135號判決意旨參照)。又水土 保持法第32條第1項規定之在公有或私人山坡地未經同意擅 自墾殖、占用或從事開發、經營或使用,致生水土流失或毀 損水土保持之處理與維護設施罪,為實害犯,以發生水土流 失或毀損水土保持之處理與維護設施之結果為必要;如已實 施上開犯行,而尚未致生水土流失或毀損水土保持之處理與 維護設施之結果者,應屬水土保持法第32條第4項未遂犯處 罰之範圍(最高法院90年度台上字第5821號、第4325號、94 年度台上字第4073號、102年度台上字第638號判決意旨參照 )。再行為人未經同意,擅自在合於山坡地保育利用條例及 水土保持法所稱之山坡地墾殖,而未致生水土流失之結果, 自應依水土保持法第32條第4項、第1項之未遂犯處罰。   本案被告甲○○及乙○○雖有在國有山坡地未經同意擅自從事水 土保持法第8條第1項第5款之其他開挖整地等開發行為,因 現況並無水土流失,有臺東縣政府111年10月20日府農土字 第1110226597號函暨履勘意見表1份在卷可考(見交查卷第1 9-21頁),故並無相當積極證據足認此一行為已致生水土流 失或毀損水土保持之處理與維護設施、或達到需緊急處理之 規模,揆諸前揭說明,應依同法第32條第4項未遂犯之規定 論處。而本案計有被告甲○○及乙○○及共犯丁○○三人一同犯罪 ,且目的為竊取本案土地上之本案茄苳樹而非竊佔該土地, 故核被告所為,係犯水土保持法第32條第4項、第1項前段之 非法開發致水土流失未遂罪及刑法第321條第1項第4款之結 夥3人以上之加重竊盜罪(此部分依起訴書犯罪事實欄之記 載,應在起訴效力所及之範圍內無誤,並經本院當庭告知其 所涉犯之法條,供被告2人知悉及答辯,無礙於其等訴訟上 防禦權之行使,見本院卷二第328、353頁)。又水土保持法 為山坡地保育利用條例之特別法,水土保持法第32條第1項 之罪本質上為竊佔罪之特別規定,是就被告所為,無庸再論 以山坡地保育利用條例第34條第1項之非法開發罪或刑法第3 20條第2項之竊佔罪。  ㈡被告甲○○及乙○○與共犯丁○○間,有犯意聯絡與行為分擔,應 論以共同正犯。被告甲○○及乙○○利用不知情之丙○○○駕駛吊 車將本案茄苳樹從本案土地載離,均成立間接正犯。  ㈢被告甲○○及乙○○以一行為觸犯刑法第321條第1項第4款之結夥 3人以上之加重竊盜罪、水土保持法第32條第4項、第1項非 法開發致水土流失未遂罪,依刑法第55條規定,應從較重之 非法開發致水土流失未遂罪處斷。  ㈣刑之加重、減輕:  ⒈查被告甲○○前因違反森林法案件,經臺臺灣新竹地方法院106 年度訴字第767號判決、臺灣高等法院108年度上更一字第16 號判決,判處有期徒刑10月確定,併科75萬罰金,於110年6 月24日徒刑執行完畢出監等情,有臺灣高等法院被告前案紀 錄表在卷可佐(見本院卷一第27至38頁),被告甲○○於受上 開有期徒刑執行完畢後,5年內故意再犯本案有期徒刑以上 之罪,依刑法第47條第1項之規定,為累犯。本院參酌公訴 檢察官已於起訴書及審理程序中敘明被告甲○○構成累犯之前 案記錄及依法應加重之理由,就前階段被告甲○○構成累犯之 事實,以及後階段應加重其刑之事項均加以闡釋說明並具體 指出證明方法,並審酌被告甲○○論以累犯之前科與本案均係 竊取國有樹木案件,兩者罪質相同,其仍未能記取教訓,並 於出監後不到半年即故意再犯本案,足認其刑罰反應力薄弱 ,自我反省及行為控管能力均屬不佳,考量被告甲○○上開犯 罪情節,無應量處最低法定刑,否則有違罪刑相當原則,如 加重其所犯法定最低本刑,並無使被告甲○○所受刑罰超過其 應負擔罪責,及使其人身自由受過苛侵害之情形,爰依刑法 第47條第1項規定加重其刑。  ⒉被告甲○○及乙○○已著手於非法開發行為之實行,但未發生水 土流失或毀損水土保持之處理與維護設施之實害結果,其犯 罪尚屬未遂,爰依刑法第25條第2項規定,減輕其刑。被告 甲○○部分,則依刑法第71條第1項規定,先加後減之。  ㈤爰以被告之責任為基礎,並審酌被告甲○○非無經濟能力,今 年自承買賣樹木金額達2000萬(見本院卷二第343-344頁) ;被告乙○○則為被告甲○○員工,依被告甲○○之指示。兩人均 不思以正當途徑賺取財富,卻藉其他合法買賣樹木契約或公 文掩飾竊取本案茄苳樹之行為,未徵得有權之人同意,即與 被告乙○○及共犯丁○○共同竊取本案茄苳樹,而非法開發本案 土地並竊取上開樹木得手,迄無證據證明已植生回復原狀, 對森林植被自然原貌、水土保持及水源涵養功能所生危害非 輕,被告甲○○及乙○○兩人均否認犯行,更易其詞,未見兩人 悔悟之心,且被告乙○○行為時仍因違反水土保持法案件審理 中,尚未宣判,兼衡被告甲○○及乙○○自述其其等分別之生活 狀況、智識程度、前科素行、參與之程度、角色、地位、犯 罪之動機、目的、手段、被告乙○○親人身體狀況等一切情狀 (見本院二卷第352、431-435頁),分別量處如主文所示之 刑,另就被告甲○○部分,諭知罰金如易服勞役之折算標準。  ㈥沒收:   按犯罪所得之沒收、追繳或追徵,在剝奪犯罪行為人之實際 犯罪所得,其重點置於所受利得之剝奪,故無利得者自不生 剝奪財產權之問題,是二人以上共同犯罪,關於犯罪所得之 沒收、追徵,應各按其實際利得數額負責。被告甲○○已將竊 得之本案茄苳樹從本案地點運出,已如前述,是如附表二之 本案茄苳樹1顆,應依刑法第38條之1第1項規定,於被告甲○ ○所犯罪刑項下宣告沒收,且該茄苳樹業已扣案,並無不能 沒收之情形,即毋庸再諭知追徵其價額。  ㈦依職權告發部分:     按公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者,應為告發,刑事訴訟 法第241條定有明文。經查,依被告甲○○及乙○○之供述、共 犯丁○○於審理中之證述,被告甲○○提供之苗木買賣合約書( 見本院卷一第349頁)所示,丁○○恐亦涉有水土保持法第32 條第4項、第1項前段之非法開發致水土流失未遂及刑法第32 1條第1項第4款之結夥3人以上之加重竊盜罪嫌,此部分宜由 檢察官另行依法處理,附此敘明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官林靖蓉起訴,檢察官庚○○到庭執行職務。    中  華  民  國  114  年  2   月  7   日          刑事第三庭 審判長法 官 邱奕智                   法 官 陳偉達                   法 官 施伊玶    以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)。「切 勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於本判決如有不服,請書 具不服之理由狀,請求檢察官上訴者,其上訴期間之計算係以檢 察官收受判決正本之日期為準。                   書記官 黃健豪 中  華  民  國  114  年  2   月  7   日 附錄本案論罪科刑法條全文: 水土保持法第32條第4項、第1項: 在公有或私人山坡地或國、公有林區或他人私有林區內未經同意 擅自墾殖、占用或從事第8條第1項第2款至第5款之開發、經營或 使用,致生水土流失或毀損水土保持之處理與維護設施者,處6 月以上5年以下有期徒刑,得併科新臺幣60萬元以下罰金。但其 情節輕微,顯可憫恕者,得減輕或免除其刑。 前項情形致釀成災害者,加重其刑至二分之一;因而致人於死者 ,處5年以上12年以下有期徒刑,得併科新臺幣100萬元以下罰金 ;致重傷者,處3年以上10年以下有期徒刑,得併科新臺幣80萬 元以下罰金。 因過失犯第1項之罪致釀成災害者,處1年以下有期徒刑,得併科 新臺幣60萬元以下罰金。 第1項未遂犯罰之。 犯本條之罪者,其墾殖物、工作物、施工材料及所使用之機具, 不問屬於犯罪行為人與否,沒收之。 刑法第321條第1項第4款: 犯前條第1項、第2項之罪而有下列情形之一者,處6月以上5年以 下有期徒刑,得併科50萬元以下罰金: 一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。 二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。 三、攜帶兇器而犯之。 四、結夥三人以上而犯之。 五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。 六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、 車、航空機內而犯之。 前項之未遂犯罰之。 編號 機關案號 行為時間或再審裁定或裁判時間 結果(或簡易理由) 被告辯詞或司法機關認定之事實(卷宗出處) 1 新竹地方法院106 年度訴字第 767 號刑事判決 行為時間: 105年12月26日 甲○○犯森林法第五十二條第二項、第一項第四款、第六款之竊取森林主產物未遂罪,累犯,處有期徒刑拾月,併科罰金新臺幣柒拾伍萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣參仟元折算壹日。(上訴二三審後均經駁回) 訊據被告甲○○固坦承有於105年12月26日8、9時許,指示不知情之賴世雄駕駛怪手在本案土地開挖整地、拓築便道(長約123公尺、寬約4公尺),隨後於翌日8、9時許,接續指示不知情之賴世雄、陳旭和及徐廣園分別駕駛怪手、車牌號碼00-000號拖車及手持電鋸砍伐生長於本案土地上之櫸木1棵,欲使不知情之陳旭和能駕駛車牌號碼00-000號拖車將該櫸木運走,但尚未搬離即遭查獲。惟矢口否認有何違反森林法及水土保持法之犯行,辯稱略以:是證人簡月燕因為孫女血癌需要用錢,透過證人田仲烈拜託我買這棵櫸木,我叫證人簡月燕要把土地謄本提出來給我,證人簡月燕沒有提出,但說她可以背書確定這棵櫸木是她的,我才叫機械去開挖,雙方是合法買賣云云。(偵卷第351-360頁) 2 新竹地方法院 109 年度聲再字第 11 號刑事裁定 再審裁定時間:109年11月19 日 再審之聲請駁回。 聲請再審意旨略以:聲請人甲○○因違反森林法案件,經本院以106年度訴字第767號判決(下稱原確定判決)判處有期徒刑10月確定,然聲請人係經證人徐大偉、簡月燕之授權,始會前往案發地點伐木,此有樹木買賣契約書及土地使用同意書為據,且案發後,證人簡月燕亦有致電聲請人,於電話中向聲請人自白事件經過,況本案尚有證人田仲烈、陳麗如、徐廣園、鄭慶雙之證言可證明聲請人係依契約交付新臺幣5萬元後,始動工砍伐,並無違反森林法之犯行,且本案調查過程中,均未傳喚嫌疑人徐大偉到庭作證,聲請人亦有對徐大偉、簡月燕2人提出詐欺及偽造文書之告訴,綜上,原確定判決未及審酌及調查,如與前述證據綜合判斷,足以動搖原確定判決,而對聲請人為無罪判決,爰依刑事訴訟法第420條第1項第6款規定聲請再審等語(見本院卷一第203頁)。 3 新竹地方法院 109 年度聲再字第 12 號刑事裁定 再審裁定時間:109 年 09 月 03 日 再審之聲請駁回。 聲請人聲請意旨略以:原確定判決(本院106年度訴字第767號,下稱前案判決)認定聲請人與簡月燕曾合意以15萬元簽立買賣契約購買位於新竹縣○○鄉○○段000地號(下稱本案土地)上之櫸木1棵(下稱本案櫸木),並以之作為計算該案罰金之山價依據,然聲請人從未與簡月燕簽立任何買賣契約,前案判決以之作為併科罰金之計算依據顯然採證違法;又本案乃係因簡月燕之子徐大偉偽造私文書向聲請人詐稱有本案土地之所有權,使聲請人陷於錯誤而同意以價金15萬元簽立本案櫸木之買賣契約,聲請人並因而給付5萬元訂金予徐大偉,然前案判決審理過程中並未傳喚徐大偉到庭,故徐大偉乃本案發現之新證據,足以動搖前案判決認定之事實,爰依法聲請再審等語(見本院卷一第29、205頁)。 4 屏東地方檢察署檢察官108年度偵字第626號不起訴處分書 行為時間: 107年3月29日 不起訴(理由為:告訴代理人於警詢證稱:其在107年3月28日15時許在本案土地檢查時,前開茄苳樹還未遭受任何破壞等語,然其亦稱:但當時沒有在那棵樹上留下記號等語,參以本案遭竊之前開茄苳樹1株究未尋獲扣案,能否僅憑員警提供攔查被告等之監視器錄影畫面,由告訴代理人指認被告蘇晉樑所載運之樹木係前開茄苳樹等情,即遽謂被告等涉犯竊取森林主產物罪嫌,尚非無疑。且被告甲○○亦辯稱:伊去屏東四林段696地號載運茄苳樹,這段期間被告蘇晉樑幫伊載了10多棵茄苳樹,其中有2棵,1棵載到公路旁的公墓旁等板車來,另1棵就載走了,後來板車來時,被告蘇晉樑就在下午將放在公墓旁的茄苳樹載到搶孤棚給拖板車載,到東門時被警察攔下,有拿文件給警察看,文件是伊跟案外人陳政雄買賣,案外人陳政雄從地主拿來交給伊的,該茄苳樹後來被板車載回三義交流道旁,伊就不管了等語。 被告甲○○與蘇晉樑意圖為自己不法之所有,基於竊取森林主產物之犯意聯絡,推由被告蘇晉樑於107年3月29日22時許前同日某時許,駕駛車牌號碼000-0000號自用大貨曳引車,至由告訴人行政院農業委員會林業試驗所所屬單位恆春研究中心所管領坐落屏東縣○○鎮○○○段○0000地號國有土地(座標X:232759、Y:0000000,下稱本案土地),持不詳工具,鋸切竊取森林主產物茄苳樹1株(山價新臺幣40萬元),得手後將該茄苳樹搬至其所駕駛之上揭大貨曳引車上載運離開,而被告甲○○則駕駛其他貨車跟隨在後。嗣被告等於同日22時許,行經屏東縣○○鎮○○○○○000號鄉道交岔路口時為警攔查,並由警拍攝攔查現場照片後放行,迨翌(30)日告訴代理人洪州玄與其他告訴人所屬員工巡視本案土地時,發現前開茄苳樹已遭盜挖,遂報警處理,經警提供上述攔查現場照片指認,而查悉上情。因認被告等均涉有森林法第52條第1項第4款、第6款之竊取森林主產物罪嫌(見本院卷二第273-276頁)。 5 本院112年度訴字第149號刑事判決 行為時間: 111年9月14日 甲○○犯水土保持法第三十二條第四項之非法開發致水土流失未遂罪,處有期徒刑肆月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。 被告甲○○向臺東縣○○鄉○○段000地號土地共有人之一林雁醇購買坐落南田段473地號土地上茄苳樹1棵,並於111年9月14日至15日17時50分許前,駕駛挖土機在南田段473地號土地開挖該茄苳樹。詎甲○○明知如欲開挖該茄苳樹,需要在該茄苳樹所在位置旁開挖整地及修建道路,作為以重機具移植茄苳樹所需作業迴旋空間及道路運輸之用,且開挖整地範圍有可能超出南田段473號土地而佔用他人土地,亦明知南田段473地號土地及其周圍土地,均係經公告劃定為水土保持法所稱之山坡地,如欲開挖整地或修建道路,應得所有人或管理人之同意,並依規定申請水土保持計畫後,依照該計畫內容實施水土保持之處理與維護,仍基於縱開挖整地及修建道路範圍超出南田段473號土地而違反水土保持法亦不違背其本意之不確定故意,未得財政部國有財產署同意,亦未依規定申請水土保持計畫,即於111年9月14日至15日17時50分許前,駕駛挖土機在財政部國有財產署所有之南田段9063地號土地整地修建農路(開挖面積為179平方公尺),供其移植茄苳樹時使用,致該處土地表土裸露,破壞原地表水源涵養功能,幸未生水土流失之結果而未遂(本院卷一第457-466頁)。 6 屏東地方檢察署檢察官110年度偵字第2997號、109年度偵字第11469號不起訴處分書(關於被告乙○○) 行為時間: 109年3月13日 不起訴(理由為:被告乙○○並未於108年10月18日至佳力普古段4地號土地上共同挖掘B樹,而僅於109年3月13日在老佛山段31地號土地上與被告王進祥共同挖掘C樹一節,為被告乙○○、王進祥及傅明光供述在卷,故並無證據證明被告乙○○曾至佳力普古段4地號土地上挖掘B樹,報告意旨於此應有誤會。2.而被告王進祥於向被告邱國漢購買C樹及嗣後僱請被告乙○○挖掘C樹時,主觀上是否有違反森林法之故意,已有疑問,業於上開(四)3.敘及(無法確定樹木生長地點),於無明確證據之情況下,更難認僅為聽從被告王進祥指示行事之被告乙○○具有違反森林法之犯意。 被告王進祥明知屏東縣○○鄉○○○段00地號土地(下稱老佛山段31地號土地)為中華民國所有、由告訴人管理之國有林地,屬恆春事業區第39林班地,其上生長茄苳樹1顆(位置為X:0000000,Y:0000000,下稱C樹)。被告王進祥明知C樹不得任意竊取,竟仍以80萬元之代價,向自認為C樹所有權人之被告邱國漢購買C樹,並於109年3月13日8時許至隔日(14日)12時許,以5,000元雇用被告乙○○持鏈鋸斷根及裁切樹枝。裁切完畢後,被告王進祥再雇用不知情之林書生駕駛車牌號碼000-00號營業用大貨車載運C樹至屏東縣○○鄉○○路000○0號「雲來汽車旅館」,將C樹以100萬元之代價轉賣予被告傅明光,被告傅明光再以120萬元之價格將C樹轉賣予被告蔡哲勇,並轉由不知情之戊○○駕駛車牌號碼000-00號曳引車(附加車牌號碼00-00號拖車)載運C樹至被告蔡哲勇位於嘉義縣○○鄉○○段○○○段0000地號農地上。 7 花蓮地方法院110年度原訴字第53號刑事判決(關於被告乙○○) 行為時間:109年10月1日至同年10月5日 判決時間: 110年11月30日 乙○○共同犯水土保持法第三十二條第一項前段之非法開發、使用致水土流失罪,處有期徒刑陸月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日,緩刑肆年,緩刑期內付保護管束,並應於本判決確定後貳年內,將花蓮縣○○鄉○○段○○○○○地號國有山坡地及同地段四十一地號土地回復原狀。犯罪所得新臺幣柒萬元沒收,如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 田武光、陳春成、陳政雄等人仍共同意圖為自己不法之所有,基於違反水土保持法、山坡地保育利用條例、僱使他人使用車輛犯竊取森林主產物之犯意聯絡,由陳政雄僱用不知情之乙○○,乙○○再僱用不知情之伍偉龍、伍偉麒及陳英崇,陳政雄並出示花蓮縣卓溪鄉公所核准移植茄苳樹之函文與乙○○觀看,使其等皆誤以為可移植本案茄苳樹,而乙○○、伍偉龍、伍偉麒及陳英崇亦均知悉前開地號土地皆為山坡地保育條例、水土保持法所規定之山坡地,仍與田武光、劉恭清、陳春成及陳政雄共同基於前揭違反水土保持法及山坡地保育利用條例之犯意聯絡,自109年10月1日上午8時許起至同年10月5日中午止,在上址山坡地,由乙○○駕駛所有PC-200型挖土機擅自擅自占用及修建長150公尺,寬4.5公尺之道路使用,致生水土流失,並與伍偉龍、伍偉麒及陳英崇分別使用乙○○所有鏈鋸裁鋸本案茄苳樹、分枝修剪及以上開挖土機挖掘之,使田武光、陳春成、陳政雄因而竊取本案茄苳樹得手,田武光、陳春成、陳政雄則均會至現場觀看(見本院卷第78頁)。 附表二 扣案之犯罪所得 備註 茄苳樹1棵(高10.01公尺、胸徑0.8公尺) 代保管人:行政院農業委員會林務局臺東林區管理處。 現保管地:臺東森林公園內(詳見偵卷第129-131頁)。

2025-02-07

TTDM-112-訴-28-20250207-1

橋簡
橋頭簡易庭

侵權行為損害賠償(交通)

臺灣橋頭地方法院民事判決 112年度橋簡字第222號 原 告 林家榛 訴訟代理人 洪幼珍律師 被 告 楊人龍 兼 法定代理人 王攸宣 楊智宇 共 同 訴訟代理人 劉怡廷律師 上列當事人間請求侵權行為損害賠償(交通)事件,本院於民國11 4年1月14日言詞辯論終結,判決如下:   主 文 一、被告應連帶給付原告新臺幣43,099元,及自民國113年1月12日起至清償日止,按週年利率5%計算利息。 二、原告其餘之訴駁回。 三、訴訟費用由被告負擔100分之1,餘由原告負擔。 四、本判決原告勝訴部分得假執行;但被告如以新臺幣43,099元為原告預供擔保,得免為假執行。   事實及理由 一、原告主張:被告楊人龍於民國110年12月26日16時40分許, 騎乘車號000-0000號普通重型機車(下稱被告機車),沿高 雄市○○區○○○路○○○○○○○○○路000號前,本應注意車前狀況, 並隨時採取必要之安全措施,而依當時天候晴、日間自然光 線、柏油路面乾燥無缺陷、道路無障礙物及視距良好等情, 客觀上並無不能注意之情事,竟疏未注意及此,為超車而向 車道內側切入時,未注意車前狀況即貿然前行,自後撞擊同 向前方由原告所騎乘之車牌號碼000-0000號普通重型機車( 下稱系爭機車、系爭交通事故),致原告受有背部挫傷疑腰 椎神經受傷、椎間盤突出合併下肢無力及步態不穩、頸部椎 間盤突出併步態異常、多處挫傷併左上背、下背、髖部、腹 股溝處疼痛、左下肢無力、外傷性第4腰椎至第1薦椎雙側椎 間盤突出、椎弓骨折及脊椎滑脫併脊髓神經及雙側神經根壓 迫、外傷性第6頸椎骨折及第5至第6頸椎椎間盤軟骨破裂突 出併左側神經根壓迫、急性壓力疾患、失眠等傷害(下稱系 爭傷勢)。而被告楊人龍於行為時為限制行為能力人,當時 被告王攸宣、楊智宇則為被告楊人龍之法定代理人,自應就 原告之損害連帶負責。原告因此受有㈠醫療費用新臺幣(下 同)782,826元、㈡醫療用品費用28,191元、㈢就醫交通費29, 955元、㈣看護費用384,000元、㈤不能工作之損失303,000元 、㈥勞動能力減損損失1,939,409元、㈦精神慰撫金800,000元 及㈧系爭機車毀損損失26,469元,合計4,293,850元之損失, 但原告僅於3,424,429元之範圍內請求。爰依侵權行為之法 律關係,提起本件訴訟等語,並聲明:㈠被告應連帶給付原 告3,424,429元,及自113年1月12日起至清償日止,按週年 利率5%計算之利息。㈡願供擔保,請准宣告假執行。 二、被告抗辯:原告除背部挫傷及多處挫傷等傷勢與系爭交通事 故有因果關係外,其餘傷勢均與系爭交通事故並無相當因果 關係等語,並聲明:原告之訴駁回。 三、本院之判斷:  ㈠兩造不爭執之事項(見本院卷一第296頁、卷二第51頁):  1.被告楊人龍於110年12月26日16時40分許,騎乘被告機車, 沿高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○路000號前,本應注意車前狀 況,並隨時採取必要之安全措施,而依當時天候晴、日間自 然光線、柏油路面乾燥無缺陷、道路無障礙物及視距良好等 情,客觀上並無不能注意之情事,竟疏未注意及此,為超車 而向車道內側切入時,未注意車前狀況即貿然前行,自後撞 擊同向前方由原告所騎乘之系爭機車,致原告受有背部挫傷 、多處挫傷。  2.系爭機車毀損損失26,469元之請求為有理由。  3.原告於110年12月26日至高雄榮民總醫院(下稱榮總)急診 所支出之2筆醫療費用合計1,570元為有理由。  ㈡本件之爭點在於:1.兩造之過失比例為何?2.系爭傷勢中除 背部挫傷、多處挫傷以外之傷勢與系爭交通事故有無因果關 係?、3.原告醫療費用782,826元、醫療用品費用28,191元 、就醫交通費29,955元、看護費用384,000元、不能工作之 損失303,000元、勞動能力減損損失1,939,409元及精神慰撫 金800,000元之請求有無理由?  1.兩造之過失比例為何?  ⑴按因故意或過失,不法侵害他人之權利者,負損害賠償責任 ;無行為能力人或限制行為能力人,不法侵害他人之權利者 ,以行為時有識別能力為限,與其法定代理人連帶負損害賠 償責任;汽車、機車或其他非依軌道行駛之動力車輛,在使 用中加損害於他人者,駕駛人應賠償因此所受之損害;損害 之發生或擴大,被害人與有過失者,法院得減輕賠償金額, 或免除之,民法第184條第1項前段、第187條第1項前段、第 191條之2前段及第217條第1項分別定有明文。次按本規則用 詞,定義如下:一、汽車:指在道路上不依軌道或電力架線 而以原動機行駛之車輛(包括機車)。汽車行駛時,駕駛人 應注意車前狀況及兩車並行之間隔,並隨時採取必要之安全 措施;機車行駛至交岔路口,其轉彎,應依標誌或標線之規 定行駛,道路交通安全規則第2條第1項第1款、第94條第3項 前段及中段、第99條第2項前段分別定有明文。  ⑵經查,被告騎乘被告機車,沿高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○路0 00號前時,有未注意車前狀況即貿然前行之過失,為兩造所 不爭執(見本院卷一第296頁)。而原告於系爭交通事故發 生時,係在黃色網狀線上停等乙節,業據原告於警詢時自陳 :我沿自由三路慢車道南向北至肇事處待轉,準備去對面自 由市場等語明確【見高雄市政府警察局左營分局高市警左分 偵字第11172097900號偵查卷(下稱警卷)第31頁】,核與 卷附系爭機車呈現倒地狀之6張事故現場照片(見警卷第41 頁)相符,堪以認定。斟酌兩造機車發生碰撞之地點為不得 停等之網狀線,被告機車當時為行進中,系爭機車則屬靜態 停等,相較之下,系爭機車之動向較容易為後方駕駛人所預 測,故情節較為輕微,爰依民法第217條第1項過失相抵之規 定,認原告與被告楊人龍就系爭交通事故之發生應各負30% 及70%之過失責任,高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定委 員會之鑑定意見,亦認為被告楊人龍未注意車前狀況,為肇 事主因,原告黃網狀線暫停,為肇事次因(見本院卷一第25 9至269頁),核與本院見解大致相符。又因系爭交通故發生 時被告楊人龍為限制行為能力人,其法定代理人即被告王攸 宣、楊智宇自應與被告楊人龍負連帶賠償責任。  2.系爭傷勢中除背部挫傷、多處挫傷以外之傷勢與系爭交通事 故有無因果關係?  ⑴按相當因果關係乃由「條件關係」及「相當性」所構成,必 先肯定「條件關係」後,再判斷該條件之「相當性」,始得 謂有相當因果關係,該「相當性」之審認,必以行為人之行 為所造成之客觀存在事實,為觀察之基礎,並就此客觀存在 事實,依吾人智識經驗判斷,通常均有發生同樣損害結果之 可能者,始足稱之;若侵權之行為與損害之發生間,僅止於 「條件關係」或「事實上因果關係」,而不具「相當性」者 ,仍難謂該行為有「責任成立之相當因果關係」,或為被害 人所生損害之共同原因(最高法院101年度台上字第443號判 決意旨參照)。次按人之傷害或死亡之原因,其一來自內在 原因(如器官老化、疾病及細菌感染),另一則為外來事故 (意外事故),所謂外來事故,係指內在原因以外之一切事 故而言,其事故之發生為外來、偶然而不可預見(最高法院 103年度台上字第1465號判決意旨參照)  ⑵經查,原告主張系爭傷勢與系爭交通事故均有相當因果關係 ,為被告所否認(見本院卷一第371至372頁),是本院於11 3年7月11日言詞辯論時,經兩造合意由國立臺灣大學醫學院 附設醫院(下稱臺大醫院)就上開問題進行鑑定(見本院卷 一第311至312頁),本院檢附卷宗及原告於高雄醫學大學附 設中和紀念醫院、義大醫療財團法人義大醫院(下稱義大醫 院)以及榮總之病歷,依原告所陳報之鑑定問題,送請臺大 醫院鑑定(見本院卷二第7至8頁),並有臺大醫院之受理院 外機關鑑定/查詢案件回復意見表(下稱系爭鑑定意見表)1 份在卷可佐(見本院卷二第17至19頁),其鑑定結果略以:  ①「背部挫傷」為車禍事故後之非特異性軟組織病症之診斷, 不會造成長期的功能缺損,與系爭交通事故有直接因果關係 。「疑腰椎神經受傷」部分還未確定,才會寫「疑」,在系 爭交通事故後第2天下此診斷合理及符合常規,但不一定與 系爭交通事故有直接因果關係。  ②「椎間盤突出合併下肢無力及步態不穩」之診斷,原告之頸 椎病況皆為慢性非創傷性之診斷,其頸椎電腦斷層及核磁共 振上皆未見急性創傷之表現,根據其110年12月27日之頸椎 核磁共振,在頸椎多處可見之椎間盤脫水、椎間盤高度降低 、贅生骨刺增生等,皆為退化相關性現象,因此原告之頸椎 病況並非系爭交通事故所致。  ③「外傷性第4腰椎至第1薦椎雙側椎間盤突出、椎弓骨折及脊 椎滑脫併脊髓神經及雙側神經根壓迫」之診斷,有多處疑點 。脊髓神經最低點只到第1/2腰椎處,所以第4腰椎以下無脊 髓神經可壓迫。椎弓骨折在醫學上多稱為椎弓解離,發生原 因為退化或是先天性,和外傷事故無關。再者,根據原告11 0年12月27日之頸椎核磁共振,在腰椎多處,可見之椎間盤 脫水、椎間盤高度降低、神經孔狹窄等,皆為退化相關性現 象,未見任何創傷性表現,因此原告腰椎病況並非系爭交通 事故所致。  ④「外傷性第6頸椎骨折及第5至第6頸椎間盤軟骨破裂突出併左 側神經根壓迫」,於110年12月27日之電腦斷層及核磁共振 ,並未見任何的頸椎骨折的證據,如果頸椎有骨折,為何相 隔3個月以上才手術,通常事故後皆需立即手術治療,不合 理而且不符合醫學常規。而且原告接受的是人工椎間盤置換 手術,該手術為治療退化性疾病之手術,外傷病患、頸椎手 術節段骨折皆為該手術的禁忌症,因此該病況亦非系爭交通 事故所致。  ⑤「急性壓力疾患、失眠」,根據精神科診斷準則,急性壓力 症之診斷須於病人暴露於真正的或具威脅性的死亡、重傷、 或性暴力等創傷事件後出現症狀方可診斷。精神科照會單記 載原告之急性壓力症狀於經歷系爭交通事故後發生並持續數 週,陳述內容也與系爭交通事故相關,因此根據當時精神科 照會單記載,初步判斷之急性壓力疾患應為系爭交通事故所 致。根據照會單內容之敘述,原告長期有失眠情況於診所規 律就診服藥,也有長期壓力源如婚姻裡之衝突及背痛和工作 壓力,皆有可能造成失眠。因此失眠是否為系爭交通事故所 致無法確切評斷等語。  ⑶根據上開調查證據之結果,堪認系爭傷勢中,僅背部挫傷、 急性壓力疾患及兩造所不爭執之多處挫傷(以下合稱相關傷 勢),與系爭交通事故有相當因果關係。疑腰椎神經受傷部 分,為臺大醫院所無從判斷,椎間盤突出合併下肢無力及步 態不穩、外傷性第4腰椎至第1薦椎雙側椎間盤突出、椎弓骨 折及脊椎滑脫併脊髓神經及雙側神經根壓迫、外傷性第6頸 椎骨折及第5至第6頸椎間盤軟骨破裂突出併左側神經根壓迫 及失眠,均經臺大醫院認定來自原告之退化等內在原因,與 系爭交通事故無相當因果關係。本院審酌臺大醫院之鑑定均 有醫學上之依據,應堪採信。  ⑷至原告雖另引用學理上之「蛋殼頭蓋骨理論」,主張因原告 身體脆弱,縱被告所引起之損害,非一般人所得預期者,仍 應負擔賠償責任等語(見本院卷二第39至40頁)。然而,適 用前開理論之前提,應係被害人之特殊體質或舊疾與加害人 之行為相結合,在一般情形上,有此環境、有此行為之同一 條件,足以發生同一之結果者,始足認定該行為與結果之發 生有相當因果關係,而不得以被害人之特殊體質或舊疾據為 排除侵權責任之理由。換言之,蛋殼頭蓋骨理論之適用,仍 以被害人所受傷勢與加害人之行為有相當因果關係為前提, 僅係不問其所受之傷勢是否常見、被害人是否存在特殊體質 ,均令加害人負責而已。就本件情形,被告楊人龍所為過失 傷害行為與原告除相關傷勢外之傷勢本不具相當因果關係, 業經本院認定如前,自無上開學說見解適用之餘地。  3.原告之各項請求有無理由?  ⑴按當事人主張有利於己之事實者,就其事實有舉證之責任, 民事訴訟法第277條前段定有明文。  ⑵經查,原告於110年12月26日至榮總急診所支出之2筆醫療費 用合計1,570元為有理由,為兩造所不爭執。  ⑶本院審酌原告除上開1,570元之醫療費用外,所支出之其餘醫 療費用781,256元(見本院卷一第59至97頁),均非用於治 療相關傷勢,則此部分之請求,礙難准許。  ⑷又審酌醫療用品費用28,191元,所支出之時間均為111年1月1 0日以後(見本院卷一第101至115頁),與系爭交通事故之 發生至少相隔16日以上,而相關傷勢中之背部挫傷及多處挫 傷部分,於該16日間應有一定程度之好轉,是111年1月10日 以後所支出之醫療用品費用,難認與相關傷勢有關,礙難准 許。  ⑸就醫交通費29,955元部分,雖其中5,000元之轉院救護車費用 係於系爭交通事故發生之110年12月26日所支出(見本院卷 一第117頁),惟原告有轉院必要之原因,應係相關傷勢以 外,與系爭交通事故無關之其餘身體疾患,是上開轉院救護 車費用,自不得加諸於被告。同理,111年1月10日以後所支 出之計程車資及油資(見本院卷一第119至123頁),亦係用 於治療相關傷勢以外之身體疾患,並無向被告請求之理。  ⑹此外,因造成原告需要專人照顧,且不能工作,更受有勞動 能力減損之原因,均為無法證明與系爭交通事故相關之固有 疾患,是原告看護費用384,000元、不能工作之損失303,000 元及勞動能力減損損失1,939,409元之請求,均因原告無法 舉證因果關係而無理由。  ⑺按慰藉金之賠償須以人格權遭遇侵害,使精神上受有痛苦為 必要,其核給之標準固與財產上損害之計算不同,然非不可 斟酌雙方身分資力與加害程度,及其他各種情形核定相當之 數額(最高法院51年台上字第223號判決意旨參照);又非 財產上損害之慰撫金數額,究竟若干為適當,應斟酌兩造身 分、地位及經濟狀況,俾為審判之依據(最高法院85年度台 上字第511號判決意旨參照)。本院審酌原告為國際商專銀行 保險系畢業,曾任職保險公司、證券公司及經營服飾店,系 爭交通事故發生前從事手工皂製作,經濟狀況小康(見本院 卷一第309頁),被告楊人龍於系爭交通事故時為專科在學 ,經濟狀況小康(見本院卷一第215頁),參酌兩造之身分 地位、經濟狀況、被告楊人龍之侵權行為態樣屬於過失交通 事故,原告因系爭交通事故之發生,除外傷以外,尚受急性 壓力疾患所苦等一切情狀,認原告請求之精神慰撫金800,00 0元應屬過高,應以60,000元為適當。     ⑻從而,原告得請求被告連帶給付之項目為醫療費用1,570元及 精神慰撫金60,000元,惟考量與有過失後,僅以其中43,099 元為有理由【計算式:(1,570+60,000)×70%=43,099】。  ㈢按給付無確定期限者,債務人於債權人得請求給付時,經其 催告而未為給付,自受催告時起,負遲延責任,民法第229 條第2項前段定有明文。本件原告於起訴狀繕本送達被告楊 人龍之日即112年2月17日(見本院卷一第189頁)即屬對被 告楊人龍催告,並於追加被告王攸宣、楊智宇之民事準備書 狀㈠送達被告共同訴訟代理人之日即112年5月2日(見本院卷 一第209頁),完成對被告王攸宣、楊智宇之催告,自斯時 起即可起算遲延利息,而原告僅請求自113年1月12日起之遲 延利息,少於其依法所得請求之範圍,自無不許之理。 四、綜上所述,原告依侵權行為之法律關係,請求被告連帶給付 原告43,099元,及自113年1月12日起至清償日止,按週年利 率5%計算之利息,為有理由,應予准許,逾此範圍之請求, 則無理由,應予駁回。 五、本件原告勝訴部分係依民事訴訟法第427條適用簡易程序所 為被告部分敗訴之判決,依同法第389條第1項第3款規定, 就原告勝訴部分,應依職權宣告假執行,並依同法第392條 第2項規定,依職權宣告被告如預供擔保後,得免為假執行 。原告雖聲明願供擔保,請准宣告假執行,然此僅促使本院 依職權發動,無庸為准駁之諭知。 六、本件事證已臻明確,兩造其餘攻擊防禦方法及所提之證據,經本院審酌後,核與判決結果不生影響,爰不逐一論駁。原告雖聲請本院通知義大醫院之院長就系爭鑑定意見表回文解釋,惟本院審酌臺大醫院乃原告所提出之鑑定機關,並經被告同意(見本院卷一第311至312頁),而該院乃我國首屈一指、最具權威性之醫療院所,有一定之公信力,且原告亦未能指出其鑑定程序或結果有何明顯瑕疵,自無另外函詢之必要,併予敘明。 七、訴訟費用負擔之依據:民事訴訟法第79條、第85條第2項。 中  華  民  國  114  年  2   月  6   日          橋頭簡易庭 法 官 蔡凌宇 以上正本係照原本作成。 如不服本判決,應於送達後20日內,向本院提出上訴狀並表明上 訴理由,如於本判決宣示後送達前提起上訴者,應於判決送達後 20日內補提上訴理由書(須附繕本)。 中  華  民  國  114  年  2   月  6   日                書記官 郭力瑋

2025-02-06

CDEV-112-橋簡-222-20250206-1

臺灣高雄地方法院

兒童及少年性剝削防制條例

臺灣高雄地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第3710號 公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 被 告 林建文 選任辯護人 劉怡廷律師 上列被告因違反兒童及少年性剝削防制條例案件,經檢察官提起 公訴(112年度偵字第12765號),因被告於本院準備程序時自白 犯行(113年度易字第34號),本院認為宜以簡易判決處刑,裁 定逕以簡易判決處刑,判決如下:   主 文 林建文犯意圖營利容留使少年坐檯陪酒罪,處有期徒刑參月,如 易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年,緩刑期間付保 護管束。   事實及理由 一、本案犯罪事實、證據,除補充如下外,其餘均引用起訴書之 記載(如附件):  ㈠犯罪事實欄第4行之「而使A女在林建文所經營位於……」,補 充為「而使A女於111年8月7日起至同年10月20日查獲時止在 林建文所經營位於……」。  ㈡犯罪事實欄第6行至第7行之「其餘客人支付之費用則由該酒 吧獲取」,補充為「其餘客人支付之費用則由該酒吧獲取, 而以此方式招募、容留使少年坐檯陪酒以營利」。  ㈢證據部分補充「被告林建文於本院準備程序中之自白(易字 卷第126-127頁)」。 二、按行政及司法機關所公示之文書,不得揭露足資識別被害人 身分之資訊,兒童及少年性剝削防制條例第14條第3項前段 定有明文,是本件自不得揭露被害人之姓名及其他身分相關 資訊,先予敘明。 三、論罪科刑  ㈠本件被告林建文行為後,兒童及少年性剝削防制條例第45條 第2項之規定固於民國112年2月15日修正施行,修正前之條 文為「招募、引誘、容留、媒介、協助、利用或以他法,使 兒童或少年坐檯陪酒或涉及色情之伴遊、伴唱、伴舞等行為 ,處1年以下有期徒刑,得併科30萬元以下罰金。以詐術犯 之者,亦同」,惟該次修正係為求條文文義明確、避免與同 條例第45條第1項規定之行政罰發生適用疑義,以及因該條 例第45條第3項就修正前同條例第45條第2項後段之「以詐術 犯之者」已有規範,而修正為:「招募、引誘、容留、媒介 、協助或以他法,使兒童或少年坐檯陪酒或涉及色情之伴遊 、伴唱、伴舞或其他類似行為者,處1年以下有期徒刑,得 併科30萬元以下罰金」。經核該次修法僅為文字、文義之修 正,修正前、後之刑度並無差異,實質上並無法律效果及行 為可罰性範圍之變更,自無新舊法比較之問題,應依一般法 律適用原則,適用裁判時法即可。   ㈡核被告所為,係犯兒童及少年性剝削防制條例第45條第4項、 第2項之意圖營利容留使少年坐檯陪酒罪。被告招募被害人A V000-Z000000000(下稱A女)坐檯陪酒之低度行為,為容留 之高度行為所吸收,不另論罪。本件被告於111年7月中旬某 日招募被害人坐檯陪酒,暨於111年8月7日起至同年10月20 日查獲時止容留使被害人坐檯陪酒之行為,係基於單一犯罪 目的之行為決意,於同一地點、密接之時間實施,並侵害同 一法益,各行為間之獨立性極為薄弱,在刑法評價上,應視 為數個舉動之接續施行,合為包括之一行為予以評價較為合 理,屬接續犯之實質上一罪,應僅論以一罪。  ㈢被告意圖營利容留使少年坐檯陪酒,應依兒童及少年性剝削 防制條例第45條第4項之規定加重其刑。又兒童及少年性剝 削防制條例之罪,係針對被害人為兒童或少年所設之特別處 罰規定,依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項但書 之規定,自毋庸再依同法條第1項前段規定加重其刑。  ㈣爰以行為人之責任為基礎,審酌被告不思循正途賺取金錢, 竟容留未滿18歲之被害人從事坐檯陪酒工作,有害於社會風 俗,亦扭曲少年之價值觀.所為實有不當;惟念及被告犯後 終能坦承犯行,並已與被害人達成調解,且已依調解條件賠 償新臺幣4萬元完畢,有調解筆錄附卷可證(易字卷第151-1 52頁),態度非差;併考量被告之犯罪動機、手段暨情節, 兼衡被告如法院前案紀錄表所示無前科之素行及自承之智識 程度、職業、家庭狀況(易字卷第127-128頁)、被害人同 意予被告從輕量刑之意見(易字卷第153頁)等一切具體情 狀,量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折算標準,以 資懲儆。  ㈤查被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告,有前揭 前案紀錄表在卷足稽。茲念其一時失慮誤觸刑章,然犯後已 坦承犯行,且已與被害人成立調解及賠償完畢,業如前述, 堪認被告尚具悔意,已積極彌補自身所為肇致之損害。考量 被告歷經本件偵審程序及刑之宣告,當知戒慎行事而無再犯 之虞,併考量被害人具狀同意予被告緩刑機會(易字卷第15 3頁)、公訴檢察官亦同意宣告緩刑等情(易字卷第128頁) ,是認本件所宣告之刑以暫不執行為適當,爰依刑法第74條 第1項第1款之規定諭知緩刑3年,以勵自新。併依兒童及少 年福利與權益保障法第112條之1第1項之規定,諭知於緩刑 期間付保護管束;另審酌本件被告之犯罪動機、情節、手段 ,暨被告無與本案相類而違反兒童及少年性剝削防制條例之 前案紀錄等情,本院是認本件尚無再命被告於付保護管束期 間,另應遵守兒童及少年福利與權益保障法第112條之1第2 項各款事項之必要,併此敘明。 四、沒收   查本件被告固有容留被害人坐檯陪酒之犯行,惟被告所經營 如起訴書犯罪事實欄所載之酒吧,係以支付酒資及餐飲費作 為顧客消費方式(警卷第2-3頁,易字卷第127頁),尚難僅 因其具容留被害人坐檯陪酒之舉,遽認顧客前往被告店內之 消費支出,俱為其本件犯罪所得,而無從依兒童及少年性剝 削防制條例第45條之1之規定宣告沒收。又卷內復無證據證 明被告因本件犯行獲有不法利益,自無就犯罪所得宣告沒收 或追徵之問題。 據上論斷,應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2 項,逕以簡易判決處刑如主文。   本案經檢察官謝昀哲提起公訴,檢察官郭麗娟到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  1   月  23  日          高雄簡易庭 法 官 莊維澤 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達之日起20日內向本院提出上訴書狀 。 中  華  民  國  114  年  1   月  23  日                書記官 張宸維 附錄本案論罪科刑法條: 《兒童及少年性剝削防制條例第45條》 使兒童或少年從事坐檯陪酒或涉及色情之伴遊、伴唱、伴舞或其 他類似行為者,處新臺幣20萬元以上200萬元以下罰鍰,並令其 限期改善;屆期未改善者,由直轄市、縣(市)主管機關移請目 的事業主管機關令其停業1個月以上1年以下。 招募、引誘、容留、媒介、協助或以他法,使兒童或少年坐檯陪 酒或涉及色情之伴遊、伴唱、伴舞或其他類似行為者,處1年以 下有期徒刑,得併科新臺幣30萬元以下罰金。 以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願之方法 ,使兒童或少年坐檯陪酒或涉及色情之伴遊、伴唱、伴舞或其他 類似行為者,處3年以上5年以下有期徒刑,得併科新臺幣150萬 元以下罰金。 意圖營利犯前2項之罪者,依各該條項之規定,加重其刑至二分 之一。 前3項之未遂犯罰之。  附件:  臺灣高雄地方檢察署檢察官起訴書                     112年度偵字第12765號   被   告 林建文 個人資料詳卷 上被告因違反兒童及少年性剝削防制條例案件,業經偵查終結, 認應提起公訴,茲敘述犯罪事實、證據並所犯法條如下:     犯罪事實 一、林建文基於意圖營利而招募、容留使少年坐檯陪酒之犯意, 於民國111年7月中旬某日,面試僱用年僅16歲之少年AV000- Z000000000(00年0月生,真實姓名年籍如卷附代號與真實 姓名對照表,下稱A女),而使A女在林建文所經營位於高雄 市○○區○○○街○○號之「○○○○○○」酒吧從事坐檯陪酒工作,A女 每小時可賺取新臺幣(下同)500元,其餘客人支付之費用則 由該酒吧獲取。嗣於111年10月20日經警通知A女到案說明, 因而查獲。 二、案經高雄市政府警察局少年警察隊報告偵辦。     證據並所犯法條 一、證據及待證事實 編號 證 據 名 稱 待 證 事 實 一 被告林建文於警詢之供述 全部犯罪事實 二 證人A女、王子維、潘宇杰於警詢之證述 全部犯罪事實 三 「○○○○○○」酒吧門口照片、A女於「○○○○○○」酒吧IG之照片、「○○○○○○」酒吧LINE群組對話之翻拍照片、被告與A女之IG對話紀錄截圖、A女獲取報酬之相關交易紀錄 A女友有自111年7月中旬某日至111年10月20日在上址從事坐檯陪酒之工作。 二、核被告所為,係犯兒童及少年性剝削防制條例第45條第4項 、第2項前段之意圖營利容留使少年坐檯陪酒罪,應依同條 例第45條第4項規定加重其刑。被告招募使少年坐檯陪酒之 低度行為,為容留之高度行為所吸收,不另論罪。又被告於 A女在上述從事坐檯陪酒工作之期間,多次意圖營利而容留 使少年坐檯陪酒之行為,乃基於單一犯意,於密切接近之時 間,在同一地點所為,且行為模式相同,依通常社會觀念, 應評價為一行為較為合理,請論以接續犯之一罪。又上揭兒 童及少年性剝削防制條例之罪,係針對被害人為兒童或少年 所設之特別處罰規定,自無庸再依兒童及少年福利與權益保 障法第112條第1項規定加重其刑,併予敘明。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此 致 臺灣高雄地方法院 中  華  民  國  112  年  7   月  24  日                檢察官 謝昀哲

2025-01-23

KSDM-113-簡-3710-20250123-1

臺灣士林地方法院

修復漏水等

臺灣士林地方法院民事裁定 114年度補字第52號 原 告 鍾選龍 被 告 劉怡廷 上列當事人間請求修復漏水等事件,本院裁定如下:        主 文 原告應於本裁定送達後五日內,繳納裁判費新臺幣陸仟伍佰元, 逾期未補正,即駁回原告之訴。   理 由 一、上列當事人間請求修復漏水等事件,原告起訴未據繳納裁判 費。按訴訟標的之價額,由法院核定。核定訴訟標的之價額 ,以起訴時之交易價額為準;無交易價額者,以原告就訴訟 標的所有之利益為準。以一訴主張數項標的者,其價額合併 計算之。但所主張之數項標的互相競合或應為選擇者,其訴 訟標的價額,應依其中價額最高者定之。因定期給付或定期 收益涉訟,以權利存續期間之收入總數為準;期間未確定時 ,應推定其存續期間。但其期間超過10年者,以10年計算。 民事訴訟法第77條之1第1項、第2項、第77條之2第1項、第7 7條之10定有明文。又容忍修繕之訴應屬財產權訴訟,其訴 訟標的價額,應依其所受利益即修繕漏水避免減少房屋價額 為準,故應以預估修繕費用之價額核定之(臺灣高等法院暨 所屬法院103年法律座談會民事類提案第19號研討結果參照 )。再按臺灣高等法院依民事訴訟法第77條之27授權規定, 經報請司法院以民國113年12月12日院台廳民一字第1139022 5051號函准予核定,於113年12月30日以院高文莊字第11300 45236號令修正發布「臺灣高等法院民事訴訟與非訟事件及 強制執行費用提高徵收額數標準」(原名稱:臺灣高等法院 民事訴訟、強制執行費用提高徵收額數標準),並自發布日 施行、000年0月0日生效之第2條第1項規定,因財產權而起 訴,其訴訟標的金額或價額應依原定額數加徵,然本件原告 係於113年9月26日起訴(本院113年度士司補字第340號卷【 下稱本院士司補卷】第9頁本院收文章),故應適用修正前 之規定。 二、經查: ㈠、本件原告起訴聲明請求㈠被告應容忍原告或原告所委託之專業 人士進入被告所有門牌臺北市○○區○○○路0段00巷0弄00號3樓 房屋(下稱系爭3樓房屋)檢查其專有部分是否為原告臺北 市○○區○○○路0段00巷0弄00號2樓房屋(下稱系爭2樓房屋) 天花板漏水原因,如是則修繕之並負擔檢查費用;且應給付 原告新臺幣(下同)73,650元暨自起訴狀繕本送達翌日起至 清償日止,按年息5%計算之利息;㈡被告應給付原告所有建 物漏水無法使用之房間自112年4月6日至上開行為完成止, 每月(期)折算6,000元之租金;㈢被告應給付200,000元之 精神慰撫金予原告及自本起訴狀繕本送達翌日起至清償日止 ,按年息5%計算之利息;㈣願供擔保,請准宣告假執行(本 院士司補卷第9至11頁)。 ㈡、原告訴之聲明㈠前、後段部分,分別係請求被告容忍修繕,及 負擔修繕及檢查費用,其請求之訴訟標的雖異,惟自經濟上 觀之,其訴訟目的一致即均為修繕漏水避免減少房屋價額, 爰不併計訴訟標的金額。並依首揭規定及意旨,認原告訴之 聲明㈠之訴訟標的價額應以原告於所陳報修繕及檢查費用73, 650元計算之(士司補卷第16至17頁)。訴之聲明㈡請求按月 給付6,000元部分,核屬定期給付涉訟,權利存續期間未確 定,因本件訴訟標的價額未逾150萬元,應適用通常訴訟程 序,且為不得上訴第三審之事件,參司法院頒布之各級法院 辦案期限實施要點第2點所定第一審至第二審民事通常案件 辦案期限合計為4年6月,推定為存續期間,此部分訴訟標的 價額為324,000元(計算式:6,000元×54個月=324,000元) 。至訴之聲明㈢請求給付200,000元之精神慰撫金部分,與聲 明第㈠、㈡項請求間無主從關係,非屬附帶請求,應併算其訴 訟標的價額,是此部分訴訟標的價額為200,000元。從而, 本件訴訟標的價額核定為597,650元(計算式:73,650元+32 4,000元+200,000元=597,650元),應繳納第一審裁判費6,5 00元。茲依民事訴訟法第249條第1項但書之規定,限原告於 本裁定送達翌日起5日內補繳6,500元,逾期未繳,即駁回原 告之訴。 三、爰裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  1   月   20  日          民事第三庭 法 官 黃瀞儀 以上正本係照原本作成。 核定訴訟標的價額部分,如不服裁定得於收受送達後10日內向本 院提出抗告狀,並繳納抗告費新臺幣1千元(若經合法抗告,命 補繳裁判費之裁定,並受抗告法院之裁判)。         中  華  民  國  114  年  1   月  20  日                書記官 宋姿萱

2025-01-20

SLDV-114-補-52-20250120-1

臺灣臺北地方法院

離婚

臺灣臺北地方法院民事判決 113年度婚字第324號 原 告 乙○○ 訴訟代理人 劉怡廷律師 被 告 甲○○ 上列當事人間請求離婚事件,本院於民國113年12月25日言詞辯 論終結,判決如下:   主  文 准原告與被告離婚。 訴訟費用由被告負擔。   理  由 一、原告起訴略以:兩造於民國111年2月22日結婚,婚後共同居 住於新北市○○區○○路000號6樓,與原告家人同住,然兩造時 常發生爭執,同年5月間原告及家人因確診新冠肺炎無法外 出,被告不僅未關心原告病況,原告請求協助購買生活用品 時,隨意至便利商店購買少量鮮食,又每日玩線上遊戲至半 夜,兩造為此發生激烈爭吵,被告即自行搬離,兩造於111 年5月10日開始分居;原告於同日腹痛不已,就醫後發現係 子宮外孕內出血而接受右側輸卵管切除與子宮內膜搔刮手術 ,期間被告對原告未予任何關懷體恤;兩造歷經多次溝通未 能尋得共同生活之共識,於同年10月11日在宜蘭縣○○鄉○○路 0段000號因離婚事宜爆發口角,被告竟情緒失控,連續搶走 原告兩支手機並摔毀、對原告大聲辱罵,原告即向臺灣宜蘭 地方法院(下稱宜蘭地院)聲請核發111年度家護字第392號 保護令,嗣因被告同意離婚,兩造於111年10月19日為離婚 登記,原告遂於同年11月15日撤回保護令之聲請;然被告於 同年11月18日未經原告允許,擅自進入原告五股住處取走原 告手機,原告再向臺灣新北地方法院(下稱新北地院)聲請 核發111年度家護字第2857號保護令獲准,被告竟心有不甘 向臺灣士林地方法院(下稱士林地院)提起112年度婚字第1 35號確認婚姻關係存在之訴,經判決確認兩造婚姻關係存在 ,而被告收受勝訴判決後,卻無意與原告修復關係,竟於臉 書發文及以存證信函向原告請求訴訟費用,並稱要對原告提 起履行同居義務之訴,原告對被告感到十分恐懼,為遠離被 告而出國求學,兩造迄今已分居2年餘,情感疏離且無任何 共同生活之可能及意願,是兩造間之婚姻有嚴重破綻無修復 可能,爰依民法第1052條第1項第3款、第2項規定請求擇一 判決離婚。並聲明如主文第一項。   二、被告答辯以:兩造婚後與原告家人同住於五股,111年5月7 日原告胞兄確診,當時規定同住的人都要匡列,然他們家只 匡列原告、原告胞妹,排除其,要其去上班,並要其協助購 買生活用品,其覺得不合理,其自己應該也要被匡列,故向 公司請假,原告於同年5月9日詢問其為何不去上班,兩造因 此吵架,原告將其趕出家門,其只好帶行李回公司宿舍,另 其工作時間朝八晚五,不可能每天玩遊戲到凌晨,其也不玩 遊戲;同年5月10日早上原告胞妹告知原告昏倒送急診,其 趕到醫院從早上陪病到晚上,直至晚上11時許原告進手術室 其才離開,原告的子宮手術同意書是其簽的,因原告家有人 確診,醫院規定其不能留下來陪病;其曾多次要求原告參與 心理諮商以學習如何維繫關係,原告均不同意,吵著要離婚 ,其只好簽署離婚協議書,然離婚之後原告又主動要求繼續 在一起,故兩造還是維持關係,後來發生原告聲請保護令及 告其竊盜之事件,竊盜部分未予起訴;士林地院判決確認兩 造婚姻關係存在之後,兩造沒有住在一起是因為兩造間仍有 新北地院核發之通常保護令,故被告無法與原告聯繫討論如 何維持婚姻,兩造吵架難免大小聲,原告也曾經對其大罵三 字經,其已經盡力維持雙方關係,原告認為無法繼續共同生 活的原因並不在其,其不同意離婚等語。 三、本院之判斷:  ㈠法律依據:按民法第1052條第2項規定:「有前項以外之重大 事由,難以維持婚姻者,夫妻之一方得請求離婚。但其事由 應由夫妻之一方負責者,僅他方得請求離婚。」又婚姻是以 配偶雙方情感為基礎,以共同生活為目的,彼此應相互協力 保持共同生活的圓滿、安全及幸福,若此基礎已不復存在, 致夫妻無法共同生活,且難以期待雙方復合者,即可認有難 以維持婚姻之重大事由。因此,就具體個案審查認定的結果 ,若這項事實客觀上已達到任何人處於同一種情況,均喪失 維持婚姻意願之程度,當事人主觀上亦無維持婚姻之意願時 ,即符合民法第1052條第2項規定。  ㈡查兩造於111年2月22日結婚,後於同年10月19日兩願離婚, 嗣被告提起確認婚姻關係存在之訴,經士林地院判決兩造間 婚姻關係存在確定,現兩造婚姻關係仍存續中等情,有離婚 登記申請書、離婚協議書、士林地院112年度婚字第135號判 決在卷可稽(見本院卷第19、53至55、65至68頁)。  ㈢就原告主張111年5月間原告及家人因確診新冠肺炎無法外出 ,被告未關心原告病況,原告請求協助購買生活用品時,亦 隨意至便利商店購買少量鮮食,且每日玩線上遊戲至半夜, 另原告於111年5月10日腹痛不已,就醫後發現係子宮外孕內 出血而接受右側輸卵管切除與子宮內膜搔刮手術,期間被告 對原告未予任何關懷體恤等情,為被告所否認,並以前揭情 詞置辯,本院依卷內現存證據資料,尚難認原告主張為真。  ㈣惟被告於111年11月18日未經原告同意進入原告住處取走原告 手機,其因此等家庭暴力行為,經新北地院核發通常保護令 ,此有新北地院111年度家護字第2857號通常保護令影本在 卷可查(見本院卷第21至27頁)。又兩造自111年5月9日、1 0日起開始分居,更於同年10月19日簽署離婚協議書並為離 婚登記,嗣被告雖提起確認兩造婚姻關係存在之訴,經士林 地院判決兩造婚姻關係存在確定,然兩造仍持續分居等情, 業據兩造到庭陳述明確(本院卷第78頁),並有前開兩造離 婚登記申請書、離婚協議書、士林地院112年度婚字第135號 判決可資為憑,堪認兩造自111年5月間開始分居,迄今未再 共同生活。雖被告辯稱:是因新北地院核發通常保護令,其 不能跟原告聯繫,也因此沒有同住等語(見本院卷第78頁) ,惟新北地院111年度家護字第2857號通常保護令係命被告 不得對原告實施身體或精神上不法侵害行為、不得對原告為 騷擾之聯絡行為,並未禁止被告與原告通話、通信、接觸, 亦未命被告遠離聲請人住居所或禁止兩造同住(見本院卷第 21頁),是被告所辯,並非可採,亦無從執此保護令作為兩 造不同居之正當理由。關於兩造分居期間之互動,雖被告提 出兩造間LINE、臉書對話紀錄(見本院卷第83至109頁), 以證明兩造間仍有聯絡及互動,然觀諸上開對話紀錄,時間 均落在111年間,迄今已有2年餘,且兩造均坦言:111年11 月簽署該離婚協議書當時兩造經常發生爭執,於士林地院判 決確認兩造間婚姻關係存在確定後,兩造仍未同住,亦未討 論如何維繫婚姻等語(見本院卷第78頁),足見兩造在過往 共同生活期間,爭執不斷,兩造分居後並無良好互動,即便 經士林地院判決確認兩造間婚姻關係存在確定,雙方亦未能 妥善溝通如何維繫此段婚姻。  ㈣本院依上開調查,可知兩造婚後同住期間,屢起紛爭,自111 年5月起分居迄今已有2年餘,期間縱111年間曾透過上開LIN E、臉書通訊軟體互相關心,但此後未見兩造有良好互動, 亦未見兩造討論如何維繫此段婚姻或回復同住狀態,則本件 婚姻已生嚴重破綻,並已達於任何人處於同一情境,均將喪 失繼續維持婚姻意願之程度,是堪認確有難以維持婚姻之重 大事由存在,且被告並非毫無可歸責。從而,原告依民法第 1052條第2項之規定訴請判決兩造離婚,自屬有據,應予准 許。另原告雖主張併依民法第1052條第1項第3款事由訴請判 決離婚,惟原告已表明就其主張離婚事由中請求本院擇一判 決准予離婚等語,因本院已依民法第1052條第2項規定判決 准予離婚,是就此部分本院即無庸再加審認,附此敘明。 四、本件事證已臻明確,兩造其餘主張陳述及所提之證據,核與 本件裁判結果不生影響,爰不一一另行論述,末此敘明。 五、訴訟費用負擔之依據:家事事件法第51條、民事訴訟法第78 條。     中  華  民  國  114  年  1   月  16  日           家事第二庭  法 官  陳苑文 以上正本係照原本作成。 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如 委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。 中  華  民  國  114  年  1   月  16  日                 書記官 劉文松

2025-01-16

TPDV-113-婚-324-20250116-1

審金易
臺灣高雄地方法院

洗錢防制法

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度審金易字第21號 公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 被 告 李佩珊 選任辯護人 劉怡廷律師 上列被告因洗錢防制法案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字 第19343號),本院判決如下:   主 文 李佩珊犯洗錢防制法第二十二條第三項第一款之無正當理由期約 對價而提供帳戶罪,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣壹 仟元折算壹日。   事 實 一、李佩珊依其智識程度與社會生活經驗,已可預見將自身申辦 之金融帳戶資料提供給真實姓名不詳者使用,並不符合一般 商業、金融交易習慣,竟仍基於無正當理由期約對價而提供 帳戶之不確定故意,於民國112年9月29日某時,以通訊軟體L INE與真實姓名年籍均不詳自稱「廖嫣嫣」、「帛橙Y」之人聯 絡,並約定每代購虛擬貨幣新臺幣(下同)1萬元可收取300 元報酬之對價後,即將所申設之中華郵政帳號000-00000000 000000號帳戶(下稱本案帳戶)提供予「廖嫣嫣」、「帛橙 Y」使用,而「廖嫣嫣」、「帛橙Y」所屬詐欺集團取得本案 帳戶資料後,即由暱稱「林淼淼」之不詳成員,透過交友軟 體認識劉柏良,並佯稱:使用「香港品牌商業侈品批發中心 」之網站,可接訂單賺錢云云,致劉柏良陷於錯誤,依指示 於同年10月9日20時3分許,匯款5萬元至本案帳戶,並旋遭 被告轉匯以購買虛擬貨幣。嗣因劉柏良察覺有異報警處理, 始循線查悉上情。 二、案經劉柏良訴由高雄市政府警察局林園分局報告臺灣高雄地 方檢察署檢察官偵查起訴。   理 由 一、證據能力部分:   按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述,屬傳聞證據, 原則上不得作為證據;惟按被告以外之人於審判外之陳述, 雖不符刑事訴訟法第159條之1至第159條之4之規定,而經當 事人於審判程序同意作為證據,法院審酌該言詞陳述或書面 陳述作成時之情況,認為適當者,亦得為證據,刑事訴訟法 第159條第1項、第159條之5第1項分別定有明文。查本判決 所引用屬於傳聞證據之部分,均已依法踐行調查證據程序, 且檢察官、被告李佩珊及辯護人於本院準備程序時,均同意 有證據能力(院卷第41頁),基於尊重當事人對於傳聞證據 之處分權,及證據資料愈豐富愈有助於真實發現之理念,本 院審酌該等證據作成時之情況,並無違法取證之瑕疵,且無 顯不可信之情形,以之作為證據應屬適當,自均有證據能力 。另本判決所引用之非供述證據,與本案均有關連性,亦無 證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員以不法方式所取得, 依刑事訴訟法第158條之4規定反面解釋,亦有證據能力。 二、認定事實所憑之證據及理由:  ㈠訊據被告固不爭執有於上開時間將本案帳戶之資料提供給「 廖嫣嫣」、「帛橙Y」之人使用並約定報酬,且告訴人劉柏 良後續將受騙款項匯入本案帳戶,並旋遭其用以購買虛擬貨 幣等情,惟矢口否認有何無正當理由期約對價而提供帳戶犯 行,辯稱:我是因求職受騙才提供本案帳戶資料並代為提領 款項云云。辯護人則以:被告僅係將本案帳戶資料提供給他 人匯款給自己,相關交易仍屬本人之金流,而未喪失對本案 帳戶之控制權,是被告之行為客觀上已與洗錢防制法第22條 之構成要件行為定義不符;再者,被告僅係一般民眾,且長 期在補習班擔任行政職務,對於詐騙集團之施詐手法及虛擬 貨幣交易背後之複雜技術及運作原理未必知悉,被告係為分 擔家計方於網路求職並與「廖嫣嫣」、「帛橙Y」等人聯繫 後而誤信其等之說詞,且依其等指示提供本案帳戶資料並代 為提領匯入該帳戶之款項,況本案帳戶係被告日常生活所用 之帳戶,並以之受領育兒津貼及勞保局薪資補助,衡情被告 不可能甘冒無法領取上開補助款項之風險而將本案帳戶供給 詐欺集團成員使用,由此足認被告係因一時思慮不周方遭詐 欺集團利用,其對本案帳戶係提供給詐欺集團成員使用一事 並無認識等語,為被告辯護。  ㈡經查,上開被告所不爭執之事實,業經其於警詢、偵查中坦 認在卷(警卷第13-19頁、偵卷第31-33頁),核與證人即告 訴人於警詢中之證述大致相符(警卷第59-65頁),並有被 告與「廖嫣嫣」、「帛橙Y」間之對話紀錄(警卷第27-39頁 )、告訴人之交易截圖(警卷第74頁)、本案帳戶之交易明 細(警卷第21-25頁)在卷可稽,是此部分事實堪以認定。  ㈢被告及辯護人雖以前詞置辯,惟洗錢防制法第22條係由修正 前同法第15條之2移列而來,相關構成犯罪之要件、罰則並 無不同。又洗錢防制法於112年6月14日修正公布增訂第15條 之2(同年月16日施行)關於無正當理由而交付、提供帳戶 、帳號予他人使用之管制與處罰規定,並於該條第3項針對 惡性較高之有對價交付、一行為交付或提供合計3個以上帳 戶、帳號,及裁處後5年以內再犯等情形,科以刑事處罰。 其立法理由乃以任何人向金融機構申請開立帳戶、向虛擬通 貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請帳號後, 將上開機構、事業完成客戶審查同意開辦之帳戶、帳號交予 他人使用,均係規避現行本法所定客戶審查等洗錢防制措施 之脫法行為,若適用其他罪名追訴,因主觀之犯意證明不易 、難以定罪,影響人民對司法之信賴,故立法截堵是類規避 現行洗錢防制措施之脫法行為,採寬嚴並進之處罰方式。其 中刑事處罰部分,究其實質內涵,乃刑罰之前置化,亦即透 過立法裁量,「明定前述規避洗錢防制措施之脫法行為」, 在特別情形下,雖尚未有洗錢之具體犯行,仍提前到行為人 將帳戶、帳號交付或提供他人使用階段,即予處罰之前置化 作法。易言之,倘若案內事證已足資論處行為人一般洗錢、 詐欺取財罪之共同正犯罪責,即無另適用上開洗錢防制法第 15條之2前置處罰規定之必要,乃屬當然(最高法院113年度 台上字第1287號刑事判決意旨參照),參以前開立法理由及 判決要旨,可知立法者制定洗錢防制法第22條第1項、第3項 所欲非難者,乃行為人將自身完成客戶審查後開辦之帳戶、 帳號交予他人使用,而使他人得以規避該法所定客戶審查等 洗錢防制措施之行為,則依此立法緣由,行為人如將自身金 融帳戶之資料以「直接或間接」方式「實質」上提供不詳之 人作為收受、提領或轉匯他人款項之用,無異使該不詳之人 得以此方式規避金融機構事業審查措施,而「實質上得直接 或間接控制行為人所提供之帳戶」,自屬洗錢防制法第22條 第3項所欲規範之行為。至洗錢防制法第22條之立法理由雖 亦敘明「本條所謂交付、提供帳戶、帳號予他人使用,係指 將帳戶、帳號之控制權交予他人,…提供帳號予他人轉帳給 自己等,因相關交易均仍屬本人金流,並非本條所規定之交 付、提供他人使用」等旨,然衡以本條規範意旨係在避免他 人規避金融機構事業之審核流程,且在無法證明依指示提供 自身帳戶並代為提領之行為人主觀上有詐欺取財及洗錢犯意 之情形下,該行為人先前提供金融帳戶予不詳之人收受款項 之行為實質上仍使該不詳之人得以藉此規避金融機構事業審 查措施,倘謂行為人此提供帳戶之行為不受洗錢防制法第22 條第1項、第3項所規範,實與該條制定所欲達成之立法目的 相違,況且,洗錢防制法第22條第1項之構成要件行為包含 「交付」、「提供」二者,如立法者僅有意規範形式上將自 身金融帳戶資料以物理方式交予他人使用之行為,則該條項 法文所稱之「交付」行為即足以因應此種行為態樣,亦無將 「交付」、「提供」行為均列為本條構成要件行為之必要, 是以,此部分立法理由所稱「提供帳號予他人轉帳給自己」 之情形,應僅指提供帳戶資料予他人用以收受行為人自身所 屬款項之意,亦即此種情形方屬行為人本人金流,尚不得以 此部分立法理由反推行為人提供金融帳戶資料予不詳之人作 為收受他人匯入款項使用等行為,並非洗錢防制法第22條第 1項之「提供帳戶予他人使用之行為」。從而,本件被告「 實質」上既已提供本案帳戶予「廖嫣嫣」、「帛橙Y」等真 實姓名年籍不詳之人作為其等收受他人匯入款項之用,而使 「廖嫣嫣」、「帛橙Y」得因此規避郵局之審核措施,並藉 此實質上透過被告間接控制本案帳戶,則被告提供本案帳戶 資料之行為,顯非為自己收受款項,自屬洗錢防制法第22條 第1項所稱之「提供帳戶予他人使用之行為」無疑,故辯護 人以被告「形式」上並未交出本案帳戶而仍有該帳戶「形式 」上控制權為由,辯稱被告本件所為與洗錢防制法第22條之 構成要件行為不符等語,要屬無據。  ㈣另被告及辯護人雖又以上情辯稱被告係因求職受騙才將本案 帳戶資料提供予「廖嫣嫣」、「帛橙Y」,其主觀上並無犯 意等語。惟洗錢防制法第22條第3項係為截堵無法以詐欺取 財及洗錢之幫助犯或正犯處罰之漏洞,而將無故提供金融帳 戶之行為視為犯罪行為之前置處罰規定業如前述,則審究被 告主觀上有無「無正當理由提供金融帳戶之犯意」時,自非 判斷被告主觀上是否確知使用帳戶者為詐欺集團成員或對此 事有所容任,而係其「主觀上是否知悉或可得而知其形式或 實質上提供自身帳戶予他人使用係不符合一般商業或金融交 易習慣」。而觀諸被告與「廖嫣嫣」之對話紀錄,可知「廖 嫣嫣」曾向被告表示「我們的兼職工作是幫助公司協助老師 線上推廣貨幣平台和貨幣代購派單接單,來提升平台的交易 量和註冊量」、「推廣代購資金由我們公司提供給您,您收 到代購資金後配合老師手機作業即可,每日可賺取2000+薪 資每單現領,每次派單3到5分鐘」、「您切記要按照老師教 您的操作進行操作賺取薪資,避免您操作錯誤導致您無法賺 取薪資喔」等節(警卷第27-28頁),且參以被告與「帛橙Y 」間之對話紀錄,亦可見「帛橙Y」向被告表示「轉帳10萬 元給你了,有收到了嗎」、「轉帳97000元到遠東帳戶,然 後繼續操作」、「轉帳40000元給你了」、「轉帳38800元到 凱基帳戶,用好了跟我說,我再教你操作」、「首頁找到US DT按進去再按買入」、「複製好,接下去操作」、「然後在 錢包按提幣」、「轉帳30000元給你了」、「轉帳29000元到 凱基帳戶,然後繼續操作」、「用好了提幣完成頁面截圖給 我」等情(警卷第29、32-34頁),由此足見「廖嫣嫣」、 「帛橙Y」所提供給被告之工作內容,無非係指示被告代為 收受及提領他人匯入本案帳戶之不明款項並以之購買虛擬貨 幣,且每次僅需工作數分鐘即有可能領得至少日薪2,000元 之薪資,而衡以被告於案發時已逾30歲,且係專科畢業並從 事補教業之工作,其顯有相當之智識程度及社會經驗,理應 知悉一般人應會自行收受並操作提領款項或購買虛擬貨幣等 金融交易行為,尚不會徒增成本及甘冒款項遭他人侵吞之風 險,以顯高於基本工資時薪之薪資特意委請他人代為收受、 提領款項或購入虛擬貨幣,是被告辯稱其係受騙而全然不知 「廖嫣嫣」、「帛橙Y」要求其提供本案帳戶之行為與一般 商業及金融交易習慣有違云云,已難採信;況加以被告於偵 查中又供稱:對方是誰及公司資訊均不知悉,對方跟我說錢 的來源是他們公司提供,但沒跟我說是哪間公司等語(偵卷 第32頁),益徵被告係在根本不知悉其所求職公司之全銜與 地址之情況下,即任意將本案帳戶提供給「廖嫣嫣」、「帛 橙Y」使用,此亦與一般求職者至少會知悉所任職公司之名 稱與營業處所等常情相悖。是以,綜合上情以觀,應可合理 推論被告係在主觀上可得而知提供本案帳戶之行為顯非合於 一般商業、金融交易習慣之情況下,卻為賺取代他人收受、 提領款項及購買虛擬貨幣所約定之不合理報酬,方於上開時 間提供本案帳戶予「廖嫣嫣」、「帛橙Y」使用,堪認被告 本件有無正當理由期約對價而提供帳戶之不確定故意甚明。  ㈤至本案帳戶雖確有部分政府補助款項匯入,但本案帳戶之提 款卡及密碼始終為被告持有等情為被告於偵查中所不爭執, 且依本案帳戶之交易明細(警卷第21-25頁)所示,可見被 告均於補助款匯入之當日或翌日即提領完畢,足認被告並無 任何損失,故被告是否確係全然受騙而提供本案帳戶尚非無 疑,況公訴意旨未認本件被告涉犯詐欺取財或洗錢等罪之幫 助犯或正犯,則縱認被告確對提供本案帳戶給詐欺集團成員 使用一事並無認識,亦不當然解免其無正當理由期約對價而 提供帳戶之罪責。  ㈥綜上所述,本案事證明確,被告上開犯行洵堪認定,應依法 論科。 三、論罪科刑:  ㈠按行為後法律有變更者,適用行為時之法律,但行為後之法 律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後,洗錢防制法業經修正, 於113年7月31日公布,並自同年8月2日起生效施行。修正前 洗錢防制法第16條第2項規定:「犯前四條之罪,在偵查及 歷次審判中均自白者,減輕其刑」,現行洗錢防制法第23條 第3項則規定:「犯前四條之罪,在偵查及歷次審判中均自 白者,如有所得並自動繳交全部所得財物者,減輕其刑;並 因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財 產上利益,或查獲其他正犯或共犯者,減輕或免除其刑」, 經比較新舊法,可知關於自白減輕其刑之要件規定,於修正 後愈趨嚴格,並未較有利於被告,依刑法第2條第1項本文規 定,應適用修正前洗錢防制法第16條第2項之規定。至修正 前洗錢防制法第15條之2第3項,僅係移列至同法第22條第3 項,並酌作文字修正,尚無有利或不利而須為新舊法比較之 情形,應逕適用新修正之規定論處。 ㈡核被告所為,係犯洗錢防制法第22條第3項第1款之無正當理 由期約對價而提供帳戶罪。起訴意旨雖認被告於本案偵查中 業已自白,惟被告於警詢中辯稱其係受騙方提供本案帳戶資 料予他人等語(警卷第19頁),且於偵訊、審理中復未坦認 本案犯行(偵卷第31-33頁、院卷第83頁),足見被告未於 偵審中坦承本案犯行,核與修正前洗錢防制法第16條第2項 規定之減刑要件不符,爰不依前揭規定減輕其刑。 ㈢爰以行為人之責任為基礎,審酌被告係智識成熟之人,在政 府及大眾媒體之廣泛宣導下,理應對於不得隨意將金融帳戶 提供給不詳之人使用一事有所認知,竟仍貪圖其與他人期約 之對價而輕率提供本案帳戶資料予不詳之人,所為實有不該 ,且犯後始終否認犯行,態度不佳;兼衡被告之犯罪動機、 手段、所生危害。並考量被告於本院審理中自述之智識程度 與家庭經濟狀況(院卷第84頁),及其如臺灣高等法院被告 前案紀錄表所示素行等一切情狀,量處如主文所示之刑,並 諭知易科罰金之折算標準,以資懲儆。 四、沒收與否之說明:   查被告於偵查中供稱就本件告訴人匯入本案帳戶之該筆款項 並未取得報酬等語(偵卷第32頁),且其他案外人匯入本案 帳戶後經被告提領所剩餘之款項,究係「廖嫣嫣」、「帛橙 Y」指示被告提領後所單純剩餘之洗錢標的款項,抑或是被 告原先與「廖嫣嫣」、「帛橙Y」所約定之報酬,尚無證據 可資判斷,則依罪證有疑利於被告原則,應認被告並未取得 報酬,自無就其犯罪所得宣告沒收或追徵之問題。   據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官胡詩英提起公訴,檢察官毛麗雅到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  1   月  14  日          刑事第五庭  法 官 黃傳堯 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。 中  華  民  國  114  年  1   月  14  日                 書記官 鄭益民 附錄本判決論罪科刑法條: 洗錢防制法第22條第3項 違反第一項規定而有下列情形之一者,處3年以下有期徒刑、拘 役或科或併科新臺幣1百萬元以下罰金: 一、期約或收受對價而犯之。 二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。 三、經直轄市、縣(市)政府警察機關依前項或第四項規定裁處 後,五年以內再犯。

2025-01-14

KSDM-113-審金易-21-20250114-1

司促
臺灣士林地方法院

支付命令

臺灣士林地方法院支付命令 113年度司促字第15182號 聲 請 人 即債權人 中國信託商業銀行股份有限公司 法定代理人 陳佳文 相 對 人 即債務人 劉怡廷 一、債務人應向債權人清償新臺幣20,732元,及如附表所示之利 息,並賠償督促程序費用新臺幣500元,否則應於本命令送 達後20日之不變期間內,向本院提出異議。 二、債權人請求之原因事實如附件所載。 三、債務人未於不變期間內提出異議時,債權人得依法院核發之 支付命令及確定證明書聲請強制執行。 中 華 民 國 114 年 1 月 10 日 民事庭 司法事務官 蔡佳吟 附表 113年度司促字第015182號 利息: 本金 序號 本金 相關債務人 利息起算日 利息截止日 利息計算方式 001 新臺幣19855元 劉怡廷 自民國113年11月06日 至清償日止 按年利率15%計算之利息 附件: 債權人請求之原因事實: (一)債務人劉怡廷向債權人請領信用卡使用,卡號:0000000 000000000,卡別:VISA,依約債務人即得於特約商店記帳 消費。債務人至民國113年11月05日止累計20,732元正未給 付,其中19,855元為消費款;877元為循環利息;0元為依約 定條款計算之其他費用。債務人依約除應給付上開款項外, 另應給付如附表編號:(001)所示之利息。(二)本件係請求給 付一定數量之金額債務,而所請求之標的,茲為求清償之簡 速,以免判決程序之繁雜起見,特依民事訴訟法第五○八條 之規定,狀請 鈞院依督促程序迅賜對債務人發支付命令, 實為法便。釋明文件:信用卡申請書、約定條款、帳務明細

2025-01-10

SLDV-113-司促-15182-20250110-1

北簡
臺北簡易庭

確認本票債權不存在

臺灣臺北地方法院民事簡易判決       113年度北簡字第7995號 原 告 李春妹 訴訟代理人 劉宸宇律師 劉怡廷律師 被 告 和潤企業股份有限公司 法定代理人 劉源森 訴訟代理人 張靖淳 上列當事人間確認本票債權不存在事件,於民國113年12月12日 言詞辯論終結,判決如下:   主   文 原告之訴駁回。 訴訟費用由原告負擔。    事實及理由 一、程序方面:  ㈠按確認法律關係之訴,非原告有即受確認判決之法律上利益 者,不得提起之,民事訴訟法第247條第1項定有明文。又所 謂即受確認判決之法律上利益,係指法律關係之存否不明確 ,原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在,且此 種不安之狀態,能以確認判決將之除去者而言。本件原告主 張被告持有如附表所示、票面金額為新臺幣(下同)740,00 0元之本票1紙(下稱系爭本票),聲請本院以113年度司票 字第14884號裁定(下稱系爭本票裁定)准予強制執行在案 ,業經本院依職權調閱上開聲請本票裁定卷宗查核無訛,惟 原告否認系爭本票之票據債權存在,是兩造就系爭本票債權 存在與否已發生爭執,被告得否主張系爭本票之票據債權, 影響原告之法律上地位,且此不安之狀態,得以本件確認判 決將之除去,揆諸前揭說明,原告提起本件確認之訴,應有 受確認判決之法律上利益。  ㈡又被告經合法通知,未於最後言詞辯論期日到場,且無民事 訴訟法第386條所列各款情事,爰依原告聲請,由其一造辯 論而為判決。   二、原告主張:伊未曾簽發系爭本票,亦未授權他人簽名及用印 ,系爭本票上原告之簽名和蓋章,疑遭他人偽造,被告對原 告之系爭票據債權自不存在,爰提起本訴,請求確認被告就 系爭本票之債權不存在等語。並聲明:㈠確認系爭本票債權 及利息債權對原告不存在。㈡被告不得持113年度司票字第14 884號民事裁定對原告為強制執行。 三、被告則辯以:原告於112年3月間受訴外人張正諺邀約擔任連 帶保證人,提供自小客車(車號:000-0000)向被告以動產擔 保交易設定抵押方式辦理汽車貸款,借款金額為新臺幣740, 000元,並簽有債權讓與暨償還契約書及系爭本票,又經被 告詢問對保人員,確認對保當日均為原告本人無誤,原告自 應負發票人責任等語置辯,並聲明:原告之訴駁回。 四、本院之判斷:  ㈠按當事人主張有利於己之事實者,就其事實有舉證之責任, 民事訴訟法第277條前段定有明文。次按稱保證者,謂當事 人約定,一方於他方之債務人不履行債務時,由其代負履行 責任之契約,民法第739條亦有明定。另按在票據上簽名者 ,依票上所載文義負責;票據上之簽名,得以蓋章代之;票 據法第5條第1項、第6條亦有明定。對票據上所載文義負責 之人,以在票據上簽名或蓋章二者備其一,即足發生效力( 最高法院72年台上字第474號裁判意旨參照)。又本票是否 真實,應由執票人負證明之責,如執票人能證明本票上簽名 或蓋章非偽造,即應推定該本票為真正,發票人如否認其為 真正,應負舉證責任。  ㈡本件原告主張未曾簽發系爭本票等情,為被告否認,並以前 詞置辯,依前開說明,被告即應先舉證證明系爭票據之真正 。經查,被告就其前開之抗辯,業據提出與其所述相符之債 權讓與暨償還契約書、系爭本票暨授權書等件(見本院卷第 47-1、47-2頁)為證,復經證人即對保人匡梓滐到庭具結 證稱:前開契約及本票都是原告在其前簽名等語無訛(見本 院卷第86、89頁),且有原告本人親簽之照片(見本院卷第 93頁)可考,足證被告抗辯原告係為擔任張正諺之連帶保證 人而簽立前開契約並共同簽發系爭本票等情,信屬可取。原 告主張系爭本票上之簽名並非其所親簽云云,並無可取。 五、綜上所述,系爭本票既係原告親自簽發,依前開規定,原告 自應負發票人之票據責任。從而,原告提起本訴,請求確認 被告持有之系爭本票,對原告之本票債權不存在,並不得持 113年度司票字第14884號民事裁定對原告為強制執行,均為 無理由,應予駁回。 六、本件事證已臻明確,兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據資料 ,核與本件判決所得心證及結果均已不生影響,附此敘明。 七、訴訟費用負擔之依據:民事訴訟法第78條。 中  華  民  國  114  年  1   月  3   日          臺北簡易庭 法 官 林振芳 以上正本係照原本作成。 如不服本裁定,得於裁定書送達之翌日起日內,以書狀敘述理由 ,向本庭(100006臺北市○○○路○段000巷0號)提起抗告。 中  華  民  國  114  年  1   月  3   日                書記官 蔡凱如       附表: 發票人 發票日 到期日 票面金額 (新臺幣) 備註 張正諺、李春妹 113年3月14日 113年4月16日 74萬元 即本院113年度司票字第14884號民事裁定之本票

2025-01-03

TPEV-113-北簡-7995-20250103-1

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