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臺中高等行政法院 地方庭

交通裁決

臺中高等行政法院判決 地方行政訴訟庭 112年度交字第1051號 原 告 家肯環保科技有限公司 代 表 人 蘇義閔 訴訟代理人 林孟毅律師 張書欣律師 被 告 臺中市交通事件裁決處 設臺中市○○區○○○路00號 代 表 人 黃士哲 住同上 訴訟代理人 魏光玄律師 複代理人 黃德聖律師 上列當事人間交通裁決事件,原告不服被告民國112年11月16日 中市裁字第68-F2ZC40131號裁決書,提起行政訴訟,本院判決如 下:: 主 文 一、原處分撤銷。 二、訴訟費用新臺幣300元由被告負擔。 三、被告應給付原告新臺幣300元。 事實及理由 一、程序事項:   本件為交通裁決事件,依兩造所述各節及卷內資料所示,本 件事證已臻明確,本院認無經言詞辯論的必要。因此,依行 政訴訟法第237條之7規定,不經言詞辯論而為判決。 二、事實概要:   原告所有KEL-1816號自用曳引車曳引28-B8號自用半拖車(下 稱系爭車輛),於民國112年7月28日08時16分許,行經苗栗 縣竹南鎮台61線北上快車道88.8公里處發生交通事故,因「 裝載砂石土方未依規定使用專用車輛(專用車輛未合於規定) 」之違規(因條款輸入失誤,遂於申訴前更正舉發條款並通 知原告),遭苗栗縣警察局竹南分局(下稱舉發機關)員警掣 開第F2ZC40131號舉發違反道路交通管理事件通知單(下稱舉 發通知單)。被告依道路交通管理處罰條例(下稱道交條例) 第29條之1第1項及違反道路交通管理事件統一裁罰基準表等 規定,於112年11月16日以中市裁字第68-F2ZC40131號裁決 書(下稱原處分),裁處原告罰鍰新臺幣(下同)60,000元, 惟原告不服,提起本件行政訴訟。 三、原告起訴略以:  ㈠系爭車輛所載之「有機性污泥」並非道交條例第29條之1第1 項所規定之「砂石或土方」,被告以前開規定作為裁罰依據 ,顯然有誤:  ⒈原告係領有甲級廢棄物清除許可證之清除執照合法業者,而 系爭車輛係經主管機關即臺中市環保局許可清運污泥等廢棄 物之清除車輛。又系爭車輛於前開時地遭舉發時,所載運者 為「有機性污泥」,是以,原告所運載之「有機性污泥」既 係屬事業廢棄物,與上述規定所欲規範者為有利用性、回收 性之土壤砂石資源類之「砂石或上方」,尚有不同。  ⒉再查,交通部112年7月28日交路字第1120021466號函(下稱 交通部112年7月28日函釋)已清楚闡釋廢棄物產生源車證明 文件載明廢棄物種類為土木或建築物廢棄物混合物(D-0599) 、營建混合物(R-0503),即非屬道交條例第29條之1砂石、 上方規定之適用範疇等語,即便廢棄物產源係來自與建築目 的相關之土木或建築物廢棄物混合物、營建混合物,物,均 「非」屬道交條例第29條之1第1項之「砂石、土方」,則本 件原告所運載、事業廢棄物,更「非」屬道交條例第29條之 1第1項之「砂石、土方」,毋庸使用該規定之專用車輛或車 廂,核與道交條例第29條之1第1項之規定無涉。  ⒊環境部資源循環署(下稱環境部)為統一有關「車輛載運污 泥(D-09)是否排除適用道交條例第29條之1規定」之見解, 除已多次去函交通部說明外,更以環境部112年9月4日環循 處字第1126015121號函(下稱環境部112年9月4日函)再次 明確表示:「污泥廢棄物非屬『砂石、土方』範疇,且污泥之 來源、性質,用途、去化、管理機制等皆與砂石、土方不同 ,惟清除過程仍應符合上開說明三(按:應指說明二),防止 事業廢棄物飛散、濺落等廢棄物清理法之相關規定。」等語 ,是以,車輛所載運者倘為具有廢棄物性「污泥」,依上開 最新函釋見解亦非砂石、土方,自不得適用道交條例第29條 之1第1項規定據以裁罰。  ㈡被告既自承有機性污泥「非」屬砂石、土方範疇,卻仍依道 交條例第29條之1規定作成原處分,顯然已逾越該絛之規範 意旨,原處分自有適用法規不當之違法:   被告既於112年1l月6日中市交裁申字第1120109854號函,明 確表示其已檢視環境部112年9月4日函釋,更自承「有機性 污泥非屬砂石、土方範疇」等語,則本件原告載運之有機性 污泥即「非」屬道交條例第29條之1第1項所規定之「砂石、 土方」,於行車時自「無」須使用砂石專用車輛。惟被告竟 仍認「其清除過程,仍須依規定使用砂石專用車」等語,顯 然係誤解環境部前開函釋之意旨,蓋細觀環境部112年9月4 日函釋內容,僅表示「清除過程仍應防止事業廢棄物飛散、 濺落等廢棄物清理法之相關規定」,並無規定廢棄物清除業 者必須使用砂石專用車輛。此外,觀諸事業廢棄物貯存清除 處理方法及設施標準第13條至第18條等規定,亦未規範載運 污泥時應使用砂石專用車,而原告既為合法取得廢棄物清除 許可證之業者,糸爭車輛亦經臺中市環保局核准得以載運經 該機關許可清除之廢棄物種類,則原告就本件顯係已經核准 得以載運「廢棄物」之「專用車輛」進行清除廢棄物之行為 。況且,系爭車輛之駕駛人陳柏旭,於員警到場處理時,除 已當場提出隨車攜帶之廢棄物遞送三聯單供員警查核外,更 有使用防塵網覆蓋車輛,防止載運之廢棄物污泥飛散、濺落 ,而無影響環境衛生及行車安全之虞,是原告載運本件有機 性污泥廢棄物確實符合環境部112年9月4日函釋及事業廢棄 物貯存清除處理方法及設施標準之相關規範,尚無不合法規 之處等語,並聲明:原處分撤銷,訴訟費用由被告負擔。  四、被告答辯略以:  ㈠原告稱交通部112年7月28日、環境部112年9月4日函釋排除載 運廢棄物之營業車輛適用道交條例第29條之1云云。惟按交 通部112年7月28日函說明二內容,僅於載運車輛隨車攜帶「 廢棄物產生源隨車證明文件,且文件載明廢棄物種類為土木 或建築物廢棄物混合物(D-0599)、營建混合路(R-0503)」者 ,始非道交條例第29條之1砂石、土方規定之適用範疇。經 查,原告「事業廢棄物委託共同處理管制遞送三聯單」所示 ,系爭車輛所載者乃有機性污泥(廢棄物代碼:D-0901),與 上開函釋認定土木及建築廢棄物(廢棄物代碼:D-05)之廢土 、土木或建築廢棄物混合物類別不同,故原告所載有機性污 泥自非上開函釋得適用之範圍。 ㈡按交通部99年8月24日交路字第0990047159號、100年7月13日 交路字第1000041355號、101年11月14日交路字第101003852 1號及112年8月14日交路字第1110025264號函說明,無論載 運之物品名稱為何,只要其外觀與成分和一般砂石、土方無 異,裝載行駛於道路上即應依規定使用專用車輛或車廂,以 符合立法意旨。系爭車輛所載廢棄物代碼為「污泥(D-09)」 ,且舉發機關提供之現場蒐證照片顯示,系爭車輛所載運物 品外觀與一般砂石、土方無異。故舉發機關依道交條例第29 條之1第1項之規定加以舉發,於法並無不合,被告依法予以 裁處,應無違誤等語,並聲明:原告之訴駁回,訴訟費用由 原告負擔。 五、本院判斷如下: ㈠如事實概要欄所載之事實,並有舉發通知單、交通違規案件 陳述單、舉發機關112年10月25日南警五字第1120046439號 函暨所附違規事件答辯報告表與照片、原處分、送達證書 及汽車車籍查詢等件為證(本院卷第107頁至109頁、第133 頁至139頁、第142頁至144頁),堪信為真實。   ㈡原告對「污泥」非屬道交條例第29條之1第1項所定之「砂石 、土方」乙節,有合理之信賴利益: ⒈按行政行為應受法律及一般法律原則之拘束;行政行為,應 以誠實信用之方法為之,並應保護人民正當合理之信賴,行 政程序法第4條、第8條分別定有明定。其中行政程序法第8 條規定即所謂之「誠實信用原則」,倘行政機關之行為,已 經使人民產生合理之信賴,並循此而為相對應之作為,行政 機關事後再以相反之認定,對人民施以處罰,不僅有違誠實 信用原則,且扼殺將來自身行政行為之公信力。再行政機關 所發布之行政函令,倘僅在重申法令規定,可能僅為行政機 關之觀念通知,乃屬行政事實行為,亦有「誠實信用原則」 之適用。又基於行政一體原則,不同行政機關間對同一事實 所為之函釋,如有相左之見解,縱然其中有非該事務主管機 關之函釋,如行為人對此已產生合理之信賴,而為相對應之 行為,行政機關嗣後再以相異見解之函釋對合理信賴其行為 係合法之行為人處罰,顯有違反前揭信賴保護原則。 ⒉經查,被告認廢棄物之污泥有道交條例第29條之1第1項之適 用,係以交通部99年8月24日交路字第0990047159號、100年 7月13日交路字第1000041355號、101年11月14日交路字第10 10038521號及112年8月14日交路字第1110025264號函等為據 (本院卷第93頁、第95頁、第97頁、第99頁),稽以上開函 釋內容,認「污泥」仍屬道交條例第29條之1第1項之適用範 圍。惟觀以原告提出環境部112年9月4日函(本院卷第17至1 9頁),就污泥(D-09)是否排除適用道交條例第29條之1規 定一案,說明:「……廢棄物與砂石、土方,其來源、性質、 用途、去化、管理機制等皆不相同,不宜僅以外觀相似而應 使用砂石專用車。」、「所詢污泥廢棄物非屬『砂石、土方』 範疇,且污泥之來源、性質、用途、去化、管理機制等皆與 砂石、土方不同,……。」(本院卷第28頁)是依上開環境部 函釋內文觀之,污泥似非砂石、土方。從而,有關「污泥」 是否屬道交條例第29條之1第1項所定之「砂石、土方」乙情 ,交通部與環境部函釋文義,已有完全相反之結論,雖交通 部始為道交條例之主管機關,然對於人民而言,兩者之函釋 並無分軒輊,原告既然提出上開環境部資源循環署與行政院 環境保護署函,顯見其係合理信賴上開函釋內容,認為自己 為合法廢棄物清除業者,以系爭車輛載送之事業廢棄物「污 泥」,並非砂石、土方,無須依道交條例第29條之1第1項使 用專用車輛運送,則被告認其行為違反上開法規規定,以原 處分裁罰,參以前開說明,有違行政程序法第8條所定「誠 實信用原則」。 ㈢本件對原告應遵守道交條例第29條之1第1項之規範,亦無期 待可能性: ⒈按「違反行政法上義務之行為非出於故意或過失者,不予處 罰。」為行政罰法第7條第1項所明定。其立法理由謂:「現 代國家基於『有責任始有處罰』之原則,對於違反行政法上義 務之處罰,應以行為人主觀上有可非難性及可歸責性為前提 ,如行為人主觀上並非出於故意或過失情形,應無可非難性 及可歸責性,故第1項明定不予處罰。」是以,違反行政法 上義務之行為,乃行政罰之客觀構成要件;故意或過失則為 行政罰之主觀構成要件,兩者分別存在而應個別判斷,尚不 能以行為人有違反行政法上義務之行為,即推論出該行為係 出於故意或過失。另除對違法構成要件事實認識與意欲之故 意、過失之主觀責任態樣外,適用行為罰規定處罰違反行政 法上義務之人民時,除法律有特別規定外,應按行政罰法及 其相關法理所建構之構成要件該當性、違法性(含有無阻卻 違法事由)、有責性或可非難性(含有無阻卻責任事由)三 個階段分別檢驗,確認已具備無誤後,方得處罰。如同刑法 之適用,於行政罰領域內,行為人如欠缺期待可能性,亦可 構成「阻卻責任事由」。亦即雖認定行為人有故意或過失, 亦具備責任能力,惟仍容許有「阻卻責任事由」之存在,無 期待可能性即屬之,縱行政罰法或其他法律未明文,亦當容 許此種「超法定之阻卻責任事由」之存在(司法院釋字第68 5號解釋林錫堯大法官提出、許宗力大法官加入之協同意見 書參照)。又凡行政法律關係之相對人因行政法規、行政處 分或行政契約等公權力行為而負有公法上之作為或不作為義 務者,均須以有期待可能性為前提。是公權力行為課予人民 義務者,依客觀情勢並參酌義務人之特殊處境,在事實上或 法律上無法期待人民遵守時,上開行政法上義務即應受到限 制或歸於消滅,否則不啻強令人民於無法期待其遵守義務之 情況下,為其不得已違背義務之行為,背負行政上之處罰或 不利益,此即所謂行政法上之「期待可能性」(Zumutbarke it)原則,乃是人民對公眾事務負擔義務之界限(最高行政 法院106年度判字第585號判決意旨參照)。 ⒉本件被告對原告裁罰所依據之交通部函釋,及原告據以認定 其無須以專用車輛載送事業廢棄物污泥之環境部等函釋,彼 此相互扞格,業如前述,此情易造成一般駕駛人無所適從, 則原告信賴環境部之函釋而未以專用車廂運送污泥,揆諸上 開說明,難認有何過失,遑論故意,在責任層次上,亦無期 待可能性。原處分忽略上情,對原告課以原處分之裁罰,有 違上開原則,而非適法。  ㈡本件判決基礎已臻明確,兩造其餘攻防方法及訴訟資料經本 院斟酌後,核與判決結果不生影響,不另一一論述,併此敘 明。 六、結論: 原處分認事用法有違誤,原告主張撤銷原處分為有理由,應 予准許。至本件第一審裁判費為300元,應由敗訴之被告負 擔,因原告已預納裁判費300元,爰確定第一審訴訟費用額 如主文第2、3項所示。 中 華 民 國 114 年 1 月 24 日 法 官 温文昌 一、上為正本係照原本作成。 二、如不服本判決,應於判決送達後20日內,向本院地方行政訴 訟庭提出上訴狀,上訴狀並應記載上訴理由,表明關於原判 決所違背之法令及其具體內容或依訴訟資料可認為原判決有 違背法令之具體事實,並繳納上訴費新臺幣750元;未表明 上訴理由者,應於提出上訴後20日內補提理由書(上訴狀及 上訴理由書均須按他造人數附繕本)。如逾期未提出上訴理 由書者,本院毋庸再命補正而逕以裁定駁回上訴。 中 華 民 國 114 年 1 月 24 日               書記官 張宇軒

2025-01-24

TCTA-112-交-1051-20250124-1

交上
臺北高等行政法院

交通裁決

臺北高等行政法院裁定 高等行政訴訟庭第五庭 113年度交上字第7號 上 訴 人 林昆篁 訴訟代理人 吳宜臻 律師 被 上訴 人 新北市政府交通事件裁決處 代 表 人 李忠台 上列當事人間交通裁決事件,上訴人對於中華民國112年11月24 日本院地方行政訴訟庭112年度交字第253號判決,提起上訴,本 院裁定如下:   主 文 上訴駁回。 上訴審訴訟費用新臺幣柒佰伍拾元由上訴人負擔。   理 由 一、按依行政訴訟法第242條規定,對於判決提起上訴,非以其 違背法令為理由,不得為之。上開規定,依同法第263條之5 規定,於高等行政法院交通裁決事件上訴審程序準用之。是 對於高等行政法院地方行政訴訟庭之交通裁決事件判決不服 ,未以判決違背法令為上訴理由者,應認上訴為不合法,予 以駁回。再按以判決有不適用法規或適用不當為理由時,其 上訴狀或理由書應表明原判決所違背之法令及其具體內容; 若係成文法以外之法則,應揭示該法則之旨趣,倘為司法院 解釋或憲法法庭裁判,則應揭示該解釋或裁判之字號或其內 容。如以行政訴訟法第243條第2項所列各款情形為理由時, 其上訴狀或理由書,應揭示合於該條項各款之事實。上訴狀 或理由書如未依此項方法表明者,即難認為已對交通裁決事 件之判決為合法之上訴。 二、上訴人於民國112年3月4日上午15時4分許(舉發違反道路交 通管理事件通知單及違反道路交通管理事件裁決書均載為「 6分」,惟尚不影響事實認定之同一性),駕駛其所有車牌 號碼00-0000號自用小客車(下稱系爭車輛),行經國道3號 高速公路北向216.8公里路段之內側車道時,同一車道適有 救護車(響警號)載送病患行駛於系爭車輛後方,惟上訴人 聽聞卻不立即避讓,而仍持續行駛於救護車前方,遭民眾檢 附錄影檔案檢舉,經內政部警政署國道公路警察局第七公路 警察大隊名間分隊(下稱舉發機關)員警查證認屬實逕行舉發 ,上訴人不服前開舉發提起申訴,經舉發機關查復認違規事 實明確,被上訴人乃依道交條例第45條第2項等規定,以112 年5月24日新北裁催字第48-ZGB286050號違反道路交通管理 事件裁決書,裁處上訴人罰鍰新臺幣(下同)3,600元、吊 銷駕駛執照,1年內不得考領駕駛執照。上訴人不服提起行 政訴訟,經本院地方行政訴訟庭(下稱原審)以112年11月2 4日112年度交字第253號行政訴訟判決(下稱原判決)駁回 上訴人在原審之訴。上訴人猶未甘服而提起本件上訴。 三、上訴意旨略以:  ㈠上訴人確實有為「避讓」行為,原判決逕以「向右變換至中 內車道」為唯一解釋,已與道路交通安全規則第101條第3項 不符,有判決適用法規不當之違背法令。本件經原審當庭勘 驗行車紀錄器影片結果,於15:05:11、15:06:42、15:06:56 ,系爭車輛確實有向路側避讓,使後方執行任務車輛得利用 相鄰二車道間之車道線行駛,符合避讓行為。當時系爭車輛 已行駛於最內側車道,左方為分隔島,系爭車輛向左靠之幅 度,已達最大程度即左側車輪將近壓線,再向左靠即有撞擊 翻覆之危險。 ㈡上訴人裝設之車內電子照後鏡鏡頭無法調整角度,僅能看到 「車輛後側底部」畫面,上訴人縱有過失(假設語),此等 設備上瑕疵之客觀因素,事實上亦無法期待上訴人為精準避 讓手段,欠缺期待可能性,原審未詳盡調查即稱該視角當可 調整,調查未臻妥適,有判決不備理由之違法。 ㈢道路交通安全規則第101條第3項第1款、第3款,道路交通安 全管理處罰條例(下稱道交條例)第45條第2項關於「避讓 」之定義,違反法律明確性原則:「避讓」規範意義上僅有 閃避、退讓,然具體手段上卻有加速、減速、靠側、讓道等 讓出空間之多種情狀,實難稱已達規範意義可理解,且欠缺 使受規範之一般人民有「如何避讓」之可預見性,有違法律 明確性原則之虞。 ㈣道交條例第45條第2項、第67條第3項規定立法之目的,係欲 處罰過往我國有惡意阻擋公務車輛執行任務之情狀,惟發生 不立即避讓之情狀,原因眾多(不能排除有非惡意之情狀) ,未區分情狀而一律課予相同3,600元罰鍰、吊銷駕照且1年 內不得考領之處分,限制人民行動自由及工作權巨大,顯有 過苛,已難稱符合必要性(侵害最小原則)及狹義比例原則 ,違反比例原則,有違憲之虞。上訴人得依照行政訴訟法第 263條之5準用第243條第1項、第2項第6款予以上訴,並聲明 :原判決廢棄,發交臺北高等行政法院地方行政訴訟庭更為 審理等語。 四、經查,原判決已經論明:㈠經原審當庭勘驗相關影像,在錄 影畫面時間15:05:11、15:06:42、15:06:56,系爭車 輛既僅稍微往左靠,但車身仍完全在內側車道內,且旋即又 往右靠,實難認其屬「避讓」之動作,而僅係未於車道「置 中」行駛;況且,上訴人若有避讓之意,則豈會持續行駛於 內側車道(逾2分鐘)而超越行駛於中內車道之車輛,且有 許多可變換至中內車道之機會(相鄰車道之車輛依道路交通 安全規則第101條第3項第3款之規定,亦應減速配合避讓) ,卻未亮方向燈,且無向右偏駛而為變換車道之動作?救護 車於上開過程,固曾偏右而短暫行駛於內側車道與中內車道 間之車道線處,但隨即又偏左而回到內側車道行駛,顯係審 認難以此方式超越系爭車輛,只得於其後再伺機變換至中內 車道,是上訴人於車輛高速行駛,稍有不慎即足以造成重大 交通事故之國道三號高速公路上,聞後方救護車之警號、喇 叭,有許多機會卻不由內側車道往右變換至中內車道以「避 讓」,竟執救護車可跨駛於車道線之該危險方式,乃主張其 無阻擋救護車通行之故意,無非圖卸之詞,自無足採(原判 決第10頁第10至27行)。㈡由裝設車內電子後照鏡之修護紀 錄1紙、修車廠照片1幀、Line對話紀錄列印1紙、系爭車輛 車尾及車內照片共8幀可知,縱然系爭車輛斯時有裝設「車 內電子照後鏡」,但其視角當可調整,則於系爭車輛行駛於 高速公路之際,上訴人所稱斯時視角僅能看「車輛後側底部 」一節,衡諸常情,本無足採;更何況上訴人仍可由系爭車 輛二側照後鏡所見並輔以其所聽聞之救護車警號及喇叭聲而 知悉該救護車行駛於同一車道之後方相近處(原判決第9頁 第4至9行)。㈢系爭車輛於前揭時、地持續超越行駛於中內 車道之車輛,且有許多可以變換至中內車道之機會,卻未亮 方向燈,復無向右偏駛而為變換車道之動作,業如前述,是 於此情況並非在事實上或法律上無法期待人民能遵守「聞救 護車之警號,應立即避讓」之規定,故本件自不存在「欠缺 期待可能性」之超法定阻卻責任事由(原判決第10頁第24至 31行)。㈣所謂「避讓」,即係「閃避讓道」之意,其與「 受吊銷駕駛執照者,1年內不得考領駕駛執照」之法條用語 ,均顯屬一般受規範者所得理解或預見,上開條文內容自無 上訴人所指違反「法律明確性原則」之情事(原判決第11頁 第10至14行)。㈤道交條例第45條第2項、第67條第3項規定 旨在確保特殊車輛得以順利執行緊急任務,此雖剝奪人民財 產權(罰鍰)及限制人民駕駛車輛之自由權利(吊銷駕駛執 照),但基於維護交通安全之重要公益,立法者已經考量人 民工作、生活、人格自由發展及財產權,與該處分所追求之 公共利益,且該處分所侵害之工作權亦僅限於駕駛車輛部分 (且有禁考期限),尚無違反狹義比例原則(原判決第11頁 第30行至第12頁第5行)。上訴意旨指摘原判決有行政訴訟 法第243條第1項判決不適用法規或適用不當、第2項第6款判 決不備理由或理由矛盾之違背法令情事云云,並非可採。 五、再核上訴人之上訴理由,係重申其於原審之主張,就其於原 審已提出而經原判決審酌論斷不採之理由復執陳詞,其所稱 原判決逕以「向右變換至中內車道」為唯一解釋,與道路安 全規則第101條第3項規定不符;原審未詳盡調查系爭車內電 子照後鏡鏡頭視角且上訴人欠缺期待可能性;道路交通安全 規則第101條第3項第1款、第3款、道交條例第45條第2項規 定關於「避讓」之定義未區分情狀,有違反法律明確性原則 及比例原則云云,無非係以一己之主觀歧異見解認為原判決 理由不備、法令理解錯誤,或泛言指摘原判決適用法規不當 ,非具體指明原判決究竟有如何合於不適用法規、適用法規 不當或有行政訴訟法第243條第2項所列各款之情形,尚難認 為已對原判決之如何違背法令有具體之指摘。況本件系爭車 輛「車內電子照後鏡」視角非無可調整,上訴人更可自系爭 車輛二側照後鏡所見並輔以其所聽聞之救護車警號及喇叭聲 知悉救護車行駛於同一車道之後方相近處等情,已經原審參 酌卷證認定如前,且核無違反經驗法則及論理法則之情形, 上訴人另請求傳喚裝設電子後照鏡廠家證述電子後照鏡運作 可視範圍部分,自無必要,綜上所述,揆諸首揭規定及說明 ,其上訴為不合法,應逕予駁回。 六、末按交通裁決事件之上訴,行政法院為訴訟費用之裁判時, 應確定其費用額,此觀行政訴訟法第263條之5準用第237條 之8第1項規定即明。本件上訴人對於交通裁決事件之上訴, 既經駁回,則上訴審訴訟費用750元(上訴裁判費)自應由 上訴人負擔,爰併予確定如主文第2項所示。 七、據上論結,本件上訴為不合法,爰裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  1   月  23  日 審判長法 官 鍾啟煌 法 官 林家賢 法 官 蔡鴻仁 上為正本係照原本作成。 不得抗告。 中  華  民  國  114  年  1   月  23  日 書記官 萬可欣

2025-01-23

TPBA-113-交上-7-20250123-1

交上
高雄高等行政法院

交通裁決

高雄高等行政法院判決 高等行政訴訟庭第一庭 113年度交上字第29號 上 訴 人 戴伯軒 被 上訴 人 高雄市政府交通局 代 表 人 張淑娟 上列當事人間交通裁決事件,上訴人對於中華民國112年11月28 日本院地方行政訴訟庭112年度交字第178號判決,提起上訴,本 院判決如下:   主 文 一、上訴駁回。 二、上訴審訴訟費用新臺幣750元由上訴人負擔。   理 由 一、上訴人於民國111年4月4日14時48分許,駕駛車牌號碼○○○-○ ○○○號普通重型機車(下稱系爭機車),在臺北市羅斯福路4 段、基隆路4段交岔路口(下稱系爭路口)因有轉彎或變換 車道不依標誌、標線、號誌指示(機車不依規定兩段式左轉 )之交通違規,遭臺北市政府警察局文山第二分局(下稱舉 發機關)員警當場攔停,並填掣掌電字第A01ZSK301號舉發 違反道路交通管理事件通知單(下稱系爭舉發通知單)予以 舉發。上訴人不服,向被上訴人提出陳述,經被上訴人函詢 舉發機關後,認上訴人確有前揭違規行為,乃依裁處時道路 交通管理處罰條例(下稱道交條例)第48條第2款及第63條 第1項規定,於111年6月23日開立高市交裁字第32-A01ZSK30 1號違反道路交通管理事件裁決書(下稱原處分),裁處上 訴人罰鍰新臺幣(下同)600元,並記違規點數1點。上訴人 不服,提起行政訴訟,前經本院地方行政訴訟庭112年度交 字第178號行政訴訟判決(下稱原判決)駁回其訴,上訴人 猶未甘服,遂提起本件上訴。 二、上訴人起訴主張與被上訴人於原審之答辯,均引用原判決之 記載。   三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果,以系爭路口處設有 「機慢車兩段左轉」標誌牌面,地面亦劃設「待轉區」標線 明確,且依當時下午時分之天色,並無不能注意之情,上訴 人由羅斯福路4段行近系爭路口時,竟疏未注意該標誌、標 線,而進入系爭圓環外環道路,復因斯時車流量多,無從立 即駛出圓環,僅得順車流移動,直接左轉基隆路4段,足認 上訴人未依標誌、標線兩段式左轉之違規事實明確,且主觀 上具有可非難性及可歸責性,亦無情節輕微,不處罰為適當 之情形;另上訴人若認系爭圓環、前揭標誌、標線設置不當 ,得依法向主管機關請求改善、撤銷、廢止或循序提起訴願 及行政訴訟以資救濟,尚不得僅憑個人主觀認定而恣意決定 不予遵守等語,判決駁回上訴人在原審之訴。 四、本院的判斷︰ (一)應適用之法令︰ 1、道交條例: (1)第4條第2項:「駕駛人駕駛車輛、大眾捷運系統車輛或行人 在道路上,應遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示、警告 、禁制規定,……。」 (2)第48條第2款:「汽車駕駛人轉彎或變換車道時,有下列情 形之一者,處新臺幣6百元以上1千8百元以下罰鍰:……二、 不依標誌、標線、號誌指示。」 (3)第63條第1項:「汽車駕駛人違反本條例規定,除依規定處 罰外,經當場舉發者,並得依對行車秩序及交通安全危害程 度記違規點數1點至3點。」 2、違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則(下稱道交 處理細則)第2條第5項第1款第9目:「汽車駕駛人有下列各 款情形之一經當場舉發者,除依本條例處罰外,並予記點: ……一、有本條例下列情形之一者,各記違規點數1點:……( 九)第48條。」   3、道路交通標誌標線號誌設置規則: (1)第65條第1項、第2項:「(第1項)機慢車兩段左(右)轉 標誌『遵20』、『遵20.1』,用以告示左(右)轉大型重型機車 以外之機車或慢車駕駛人應以兩段方式完成左(右)轉。本 標誌設於實施機慢車兩段左(右)轉路口附近顯明之處,並 應配合劃設機慢車左(右)轉待轉區標線。(第2項)駕駛 人於實施機慢車兩段左(右)轉之行車管制號誌路口,應遵 照號誌指示,在號誌顯示允許直行時,先行駛至右(左)前 方路口之左(右)轉待轉區等待左(右)轉,俟該方向號誌 顯示允許直行後,再行續駛。」 (2)第191條第1項:「機慢車左(右)轉待轉區線,用以指示大 型重型機車以外之機車或慢車駕駛人分段行駛。視需要設於 交岔路口,並得於待轉區內標寫待轉區標字。」   (二)行政罰法第5條規定:「行為後法律或自治條例有變更者, 適用裁處時之法律或自治條例。但裁處前之法律或自治條例 有利於受處罰者,適用最有利於受處罰者之規定。」其立法 理由略以:所謂「裁處時」,除行政機關第1次裁罰時,包 括訴願先行程序之決定、訴願決定、行政訴訟裁判,乃至於 經上述決定或裁判發回原處分機關另為適當之處分等時點。 按被上訴人裁罰時道交條例第63條第1項第1款規定(107年9 月1日施行),有關汽車駕駛人違反道交條例第48條之情形 ,係記違規點數1點,而依現行道交條例第63條第1項及道交 處理細則第2條第5項第1款第9目規定(113年6月30日施行) ,汽車駕駛人違反道交條例第48條規定且經當場舉發者,亦 係記違規點數1點。查上訴人之違規行為係經員警當場舉發 ,則不論依據裁處時或裁判時之道交條例第63條規定,均需 記違規點數1點,裁處前之法律並未較有利於上訴人,依行 政罰法第5條規定,本件應適用現行法令判斷原處分關於違 規記點是否適法,合先敘明。 (三)經查,系爭路口設有「遵20」兩段式左轉之標誌,並劃設有 機慢車左轉待轉區之標線,上訴人於111年4月4日14時48分 許,駕駛系爭機車自羅斯福路4段北往南行經系爭路口,未 依規定先行駛至基隆路4段西側路口之左轉待轉區等待左轉 ,卻逕自從羅斯福路4段北往東,沿公館圓環左轉彎,構成 駕駛機車不依規定兩段式左轉之交通違規,遭舉發機關員警 當場攔停,並填掣系爭舉發通知單予以舉發,而被上訴人則 於111年6月23日作成原處分,裁處上訴人罰鍰600元,並記 違規點數1點等情,此為原審依據系爭舉發通知單(臺灣高 雄地方法院111年度交字第330號卷〔下稱雄院卷〕第55頁)、 原處分(雄院卷第59頁)、舉發機關111年6月15日北市警文 二分交字第0000000000號函(雄院卷第69至70頁、第74頁) 、道路交通事故現場圖(雄院卷第72頁)、系爭路口標誌、 標線照片(雄院卷第75至79頁)、舉發機關111年8月2日北 市警文二分交字第0000000000號函(雄院卷第63至65頁)、 舉發機關員警職務報告(雄院卷第67頁)等證據資料,所認 定之事實,核與卷證相符,復為兩造所不爭執,堪以採取。 是原判決基此認定上訴人有「轉彎或變換車道不依標誌、標 線、號誌指示」之交通違規行為,而據以維持原處分,並駁 回上訴人於原審之訴,自無違誤。  (四)上訴人主張原判決以系爭路口處設有「機慢車兩段左轉」標 誌牌面、「待轉區」標線明確,且依上訴人違規當時下午時 分之天色,並無不能注意之情,逕認上訴人未依規定兩段式 左轉之行為有所過失,並未就當時車流狀況是否已達到無法 切出圓環外環道路待轉之程度予以調查,亦未調查對上訴人 有利之證據(如:微型攝影機影音資料、其他在場員警證詞 等),核有未盡其調查義務,並有判決不備理由及理由矛盾 之違法云云: 1、事實認定乃事實審法院之職權,而證據之證明力如何,事實 審法院有認定判斷之權限。苟其事實之認定已斟酌全辯論意 旨及調查證據的結果,而未違背論理法則、經驗法則或證據 法則者,不能因其取捨證據與當事人所希冀者不同,致所認 定之事實異於當事人之主張者,即謂有違背法令之情形。再 者,原判決認定事實及法律上之判斷,若與現行法規並無不 合者,自難謂有判決適用法規不當之情形。又所謂判決不備 理由,乃判決有未載理由,或所載理由不完備或不明瞭等情 形。如判決已將其判斷事實所調查證據之結果及斟酌辯論意 旨等項,記明於判決,可勾稽認定事實之證據基礎,並足以 明瞭其調查證據及取捨原因,證據與應證事實間之關聯性, 事實真偽之判斷,合於經驗法則與論理法則,且對於事實之 評價、要件之涵攝暨法律效果之論斷俱無悖離法規範意旨者 ,即難謂有違背法令之情形。另所謂判決理由矛盾,係指判 決有多項理由,且互相衝突,無以導出判決之結論而言。故 縱其說明為當事人所不認同,亦與判決不備理由或矛盾有間 。  2、經查,原判決載明:「依系爭路口照片觀之,羅斯福路4段 近基隆路4段(近端號誌桿上)、往基隆路4段交叉路段、路 段中橋墩上皆已設有『機慢車兩段左轉』標誌牌面,往基隆路 4段地面則設有『待轉區』標線明確,此為原告(即上訴人) 所不爭執。該標誌、標線之設置,在日間自然光線之情形下 ,清晰可見,並無遭阻擋之情,亦有臺北市交通管制工程處 112年10月6日函文可佐,足以促請駕駛人注意不得違規行駛 。……原告為考領有合格駕駛執照之人,理應知悉前揭交通法 令及道路交通標誌之意義,其騎車行駛於道路,自有遵守之 義務。如前所述,系爭路口處設有『機慢車兩段左轉』標誌牌 面、『待轉區』標線,為機車駕駛者行駛於道路本應注意之事 ,而依當時下午時分之天色,並無不能注意之情,原告行近 系爭路口時竟疏未注意該標誌、標線,而進入系爭圓環外環 道路,復因該時車流量多,無從立即駛出圓環,僅得順車流 移動左轉基隆路4段,而有前揭違規行為,此將影響後方其 他車輛行進動線,嚴重時將造成無法預期之車禍事故。是其 主觀上具有可非難性及可歸責性,自無從適用行政罰法第7 條第1項之規定免予處罰。」等語(原判決第4至5頁)。足 見原判決認定上訴人就前揭違規行為有過失,係綜合審酌前 述證據資料,並斟酌全辯論意旨及調查證據評價形成裁判基 礎之心證,復已敘明其得心證之理由,核與卷內證據相符, 尚難謂有何悖於論理法則、經驗法則及證據法則之情事。 3、此外,舉發機關員警業已於職務報告表明「現場取締密錄器 影像因時間過長已遭覆蓋」等語(參見雄院卷第67頁),原 審自無從就舉發機關微型攝影機之影音資料加以調查;況且 ,原審有無就當時車流狀況予以調查,均無礙上訴人有未依 規定兩段式左轉違規事實之認定,要難以此指摘原審未盡調 查義務。又證據之取捨與當事人所希冀者不同,致其事實之 認定亦異於該當事人之主張者,不得謂為原判決有違背法令 之情形,前已敘及。原判決考量系爭路口位於基隆路、羅斯 福路口,交通流量大,若機車騎士未依規定待轉,反會造成 車輛於彎道處交織情形加劇,導致碰撞事故增高,而據以維 持原處分,於法並無違誤。是上訴人上揭所訴,無非重述其 在原審業經提出而為原判決摒棄不採之主張,並執其個人主 觀之見解,就原審所為論斷、證據取捨及事實認定職權之行 使為指摘,洵非足採。 (五)上訴人復主張縱認原審已盡調查義務,然被上訴人並未依規 定保存微型攝影機影音資料,自無其他證據資料得以說明當 時具體情況(如:天氣、車流等),即無從證明上訴人違規 當時有過失,依行政訴訟舉證責任分配理論,舉發機關及被 上訴人應負客觀舉證責任,原審即應為被上訴人敗訴之判決 ,然原判決仍維持原處分,洵有違誤云云: 1、按道交條例科處行政罰事件,依據公法爭議之舉證責任分配 法則,固應先由行政機關就其業已履踐相關正當法律程序, 以及人民應受處罰之客觀違反法令行為,負證明之責,惟行 政機關對於前揭應為舉證事項,非不得以執行查察取締勤務 人員,依據調查人證之程序,使就親歷事實提供不可替代之 證明方法,尤於當場舉發而非以科學儀器採證之交通違規事 件,鑑於交通違規事實往往驟然而現、稍縱即逝,若一律要 求舉發員警不分違規情節,均必須預留證據,俾便事後提出 供法院審酌,除有現實技術可行性之困難外,勢將大幅提高 交通管理之行政成本,並嚴重削弱道路交通管理之行政效能 ,此應非立法者制定道路交通管理法規之本意。又依道交條 例第7條第1項規定:「道路交通管理之稽查,違規紀錄,由 交通勤務警察,或依法令執行交通稽查任務人員執行之。」 核上述規定並未強制要求執勤警員於舉發交通違規案件時, 應以錄音、錄影或照相等其他方式蒐證為之。是以,相片、 錄音或錄影等證據並非證明交通違規行為之唯一證據方法。 2、經查,原判決認定上訴人就前揭違規行為有過失,係綜合審 酌系爭路口標誌標線照片、舉發機關員警職務報告、道路交 通事故現場圖及臺北市交通管制工程處112年10月6日北市交 工規字第0000000000號函等證據資料,並斟酌全辯論意旨及 調查證據評價形成裁判基礎之心證,業如前述,縱本件未有 相片、錄音或錄影等證據,亦不足以影響前揭原判決之心證 ,自不得僅憑上訴人主張本件未留有相片、錄音、錄影等證 據云云,遽而為有利於上訴人之認定。是上訴人上揭所訴, 並無可採。 (六)至上訴人主張系爭路口作為圓環,卻未設置「遵21」圓環遵 行方向標誌,反而設置「遵20」兩段式左轉標誌,顯然違背 圓環行駛原理,亦嚴重違反用路人認知;況且,上訴人係第 1次行經公館圓環,對於系爭路口需兩段式左轉並不知情, 待其駕駛至足以看清待轉標誌之距離,因內、外側車道的車 流龐大,若貿然切出外車道,有可能與其他車輛發生擦撞, 進而造成自身及其他用路人生命權、身體權及財產權受侵害 之風險,上訴人經充分考量後,始決定逕行左轉,以確保自 身及其他用路人之安全,乃係在當時情形底下最妥適、正義 的選擇,是上訴人對於「兩段式左轉」標誌所課予之法律上 義務,欠缺事實上履行之期待可能性,而構成阻卻違法事由 ,原判決對此未加以審酌,顯屬違法云云。惟查: 1、依據道交條例第4條第2項規定,駕駛人駕駛車輛,本應遵守 道路交通標誌、標線、號誌之指示、警告、禁制規定。查系 爭路口既經主管機關依法設置機慢車兩段左轉標誌及待轉區 標線後,成為具有規制作用之路口,該等標誌及標線於設置 時起即發生一般處分之效力,上訴人行經系爭路口,見該等 標誌及標線,自當知受其規制,而道路交通標誌、標線、號 誌一經主管機關規劃設置後,依法變更前,人民即有遵守之 義務,人民對於交通標誌、標線、號誌之規劃等行政措施如 有意見,自應循正當管道向行政機關陳情,若上訴人在主觀 上對系爭路口之該等標誌或標線有所不服,應循正當行政救 濟途徑,惟於該等機慢車兩段左轉標誌或待轉區標線之行政 處分未經撤銷或廢止前,上訴人仍應有遵守之義務,要難以 系爭路口該等標示設置不當,作為免責之事由。  2、又查,系爭路口於羅斯福路4段近基隆路4段(近端號誌桿上 )、往基隆路4段交叉路段、路段中橋墩上皆設有「機慢車 兩段左轉」標誌牌面,往基隆路4段地面則劃設有「待轉區 」標線,此有現場照片3幀可證(參見雄院卷第75至79頁) ,已足以公告周知,且上揭標示明確,並無障礙物遮蔽,尚 無不能注意情事。又道路交通標誌之判讀,於車輛行經該標 誌前乃即由遠至近處而為目睹,並非僅以待車輛行車至標誌 處始加查看,駕駛人本即應隨時注意車前狀況及其行進車輛 方向之交通標誌,並有注意與遵守義務。查上訴人為機車駕 駛人,本應注意、能注意按照上揭標誌兩段式左轉,且應注 意配合現場車流狀況,提前往右切行駛至右前方基隆路4段 西側路口之左轉待轉區等待左轉,上訴人卻未注意及此,難 認其按標誌兩段式左轉有何欠缺期待可能性之事由。從而, 上訴人主張其對於系爭路口兩段式左轉義務之遵守,欠缺期 待可能性,原判決對此未加以審酌,顯屬違法云云,要無可 採。 五、綜上所述,原判決駁回上訴人於原審之訴,認事用法經核並 無違誤,自應予維持。上訴論旨指摘原判決違背法令,求予 廢棄,為無理由,應予駁回。   六、結論︰上訴無理由。 中  華  民  國  114  年  1   月  23  日 審判長法官 李 協 明 法官 孫 奇 芳 法官 邱 政 強 上為正本係照原本作成。 不得上訴。 中  華  民  國  114  年  1   月  23  日 書記官 黃 玉 幸

2025-01-23

KSBA-113-交上-29-20250123-1

交上
臺北高等行政法院

交通裁決

臺北高等行政法院判決 高等行政訴訟庭第七庭 113年度交上字第136號 上 訴 人 夏龍海 訴訟代理人 呂月瑛律師 被 上訴 人 新北市政府警察局新店分局 代 表 人 謝龍富(分局長) 訴訟代理人 林益瑞 李維昱 上列當事人間交通裁決事件,上訴人對於中華民國113年3月4日 本院地方行政訴訟庭112年度交更一字第6號判決,提起上訴,本 院判決如下:   主 文 一、原判決主文第一項關於「撤銷附表編號1至16、24、25所示 原處分(除確定部分外)」及該部分訴訟費用均廢棄。 二、上開廢棄部分,附表編號所示1至16、24、25原處分均撤銷 。 三、其餘上訴駁回。 四、第一審及上訴審訴訟費用新臺幣1,050元,被上訴人負擔新 臺幣850元,餘由上訴人負擔。被上訴人應給付上訴人新臺 幣850元。   理 由 一、被上訴人代表人於訴訟進行中由陳朝新變更為謝龍富,茲據 新任代表人具狀聲明承受訴訟(本院卷第59至60頁),核無 不合,應予准許。 二、事實概要:   上訴人於附表違規日期欄所示時間,未經許可,即在門牌號 碼新北市○○區○○路000之0號建物(下稱系爭建物)前道路( 下稱系爭地點)擺設麵攤,經被上訴人所屬碧潭派出所(下 稱舉發機關)員警,認上訴人有「未經許可在道路擺設攤位 」之違規行為,以附表舉發單單號欄所示之舉發違反道路交 通管理事件通知單(下稱舉發通知單),當場舉發上訴人違 反道路交通管理處罰條例(下稱道交處罰條例)第82條第1 項第10款規定。上訴人不服附表所示之舉發,就附表編號1 至19、21、24、25所示之舉發,於附表陳述意見日期欄所示 時間為陳述,而於應到案期限內到案,被上訴人查證後認違 規事實明確,遂於附表裁決日期欄,為附表裁決書單號欄所 示裁決書(下稱原處分),依道交處罰條例第82條第1項第1 0款規定,處如附表罰鍰金額欄所示之罰鍰。上訴人不服原 處分提起行政訴訟,經臺灣臺北地方法院行政訴訟庭(下稱 北院)以109年度交字第554號行政訴訟判決(下稱前判決) 如附表編號1至16、24、25所示原處分各超過新臺幣(下同 )1,200元罰鍰部分均撤銷、上訴人其餘之訴駁回。上訴人 不服前判決,向本院提起上訴,本院以110年度交上字第259 號判決廢棄前判決並發回北院。因行政訴訟法於民國112年8 月15日修正施行,北院遂移由本院地方行政訴訟庭續行審理 ,本院地方行政訴訟庭(下稱原審)於113年3月4日以112年 度交更一字第6號判決(下稱原判決)附表編號1至19、21、 24、25所示原處分(除確定部分外)撤銷、上訴人其餘之訴 駁回。上訴人仍不服,遂提起本件上訴。 三、上訴人起訴主張及訴之聲明、被上訴人於原審之答辯及聲明 、原判決認定之事實及理由,均引用原判決所載。 四、上訴意旨略以:  ㈠道交處罰條例第3條第1款所稱「道路」除列舉的「公路、街 道、巷衖、廣場、騎樓、走廊」以外,尚包含「其他供公眾 通行之地方」,而同條第3款所稱「人行道」則係指為專供 行人通行之騎樓、走廊及劃設供行人行走之地面道路,與人 行天橋及人行地下道。是可知,道交處罰條例法條文字用語 ,凡稱「道路」、「人行道」者皆應依第3條之定義,二者 分屬不同定義,非可混為一談或恣意曲解。故而,道交處罰 條例第3條第1款之騎樓乃供公眾通行之用者,屬道路,而同 條第3款之騎樓指專供行人通行者,屬人行道。  ㈡道交處罰條例第3條第4款規定:「行人穿越道:指在道路上 以標線劃設,供行人穿越道路之地方。」第4條第2項「駕駛 人駕駛車輛、大眾捷運系統車輛或行人在道路上,應遵守道 路交通標誌、標線、號誌之指示、警告、禁制規定,並服從 執行交通勤務之警察或依法令執行指揮交通及交通稽查任務 人員之指揮。」足見道交處罰條例第3條第1款所稱之「道路 」,係供行人及車輛均可通行之地方,並非(僅)專供行人 行走之用。從而,第3條第1款後段的概括規定「其他供公眾 通行之地方」,亦應為相同解釋,即指其他供人車(公眾) 通行之地方,並非「(僅)專供行人通行」之地方。  ㈢準此,道交處罰條例第82條第1項第10款規定所稱「道路」, 即指同條例第3條第1款規定係指公路、街道、巷衖、廣場、 騎樓、走廊或其他供人車(公眾)通行之地方,自不及於同 條第3款屬「人行道」之專供行人通行之騎樓、走廊及劃設 供行人行走之地面道路,與人行天橋及人行地下道。換言之 ,未經許可在「道路」擺設攤位者,依法可處罰鍰,至於在 「人行道」、「專供行人通行之騎樓」擺設攤位,則不在處 罰之列,此乃立法選擇的結果,行政機關自應受其拘束。  ㈣本件系爭地點係專供行人通行之地,無法通行車輛,有卷附 新北市政府工務局、養護工程局、新店區公所等單位會勘資 料及新北市政府養護工程處之騎樓整平專案資料為憑,足認 系爭地點並非人、車均可通行之地,故非屬道交處罰條例第 3條第1款所稱「道路」(人車(公眾)通行之地方),而係 「(僅)專供行人通行」之「人行道」至明。惟原判決遽將系 爭僅供行人通行之人行道,視為同條例第3條第1款所稱「道 路」,而認定上訴人行為構成同條例第82條第1項第10款「 未經」許可在「道路」擺設攤位云云,不僅違反同條例第3 條第l、3款之定義,更已違反處罰法定原則,委非可取,顯 有適用法規錯誤之違法,應予撤銷,始符法制等語。並聲明 :原判決不利上訴人部分廢棄。上開廢棄部分,原判決附表 編號20、22、23、26至29所示原處分均撤銷。 五、本院之判斷:  ㈠本件上訴人於原審起訴聲明原為「原處分均撤銷。」而原判 決判決「附表編號1至19、21、24、25所示原處分(除確定 部分外)撤銷。原告其餘之訴駁回。」故上訴聲明記載「原 判決不利上訴人部分廢棄。上開廢棄部分,原判決附表編號 20、22、23、26至29所示原處分均撤銷」等情。惟查,因原 判決就「附表編號1至16、24、25所示原處分(除確定部分 外)」有下述違法情形,自屬本件上訴範圍;而原判決撤銷 附表編號17至19、21所示原處分,觀諸上訴人之上訴聲明應 無不服而提起上訴之意,故該部分非本件上訴範圍,先予敘 明。     ㈡查上訴人於附表違規日期欄所示時間,未經許可,即在系爭 建物前系爭地點擺設麵攤,經舉發機關員警,認上訴人有道 交處罰條例第82條第1項第10款「未經許可在道路擺設攤位 」之違規行為,以附表舉發單單號欄所示之舉發通知單,當 場舉發上訴人違反上開規定,上訴人不服附表所示之舉發, 就附表編號1至19、21、24、25所示之舉發,於附表陳述意 見日期欄所示時間為陳述,而於應到案期限內到案,被上訴 人查證後認違規事實明確,遂於附表裁決日期欄為原處分, 均為原判決所認定之事實,且核與卷內事證相符,自得採為 本件判決的基礎。 ㈢道交處罰條例第1條規定:「為加強道路交通管理,維護交通 秩序,確保交通安全,制定本條例。」第3條第1、2、3款規 定:「本條例用詞,定義如下:一、道路:指公路、街道、 巷衖、廣場、騎樓、走廊或其他供公眾通行之地方。二、車 道:指以劃分島、護欄或標線劃定道路之部分,及其他供車 輛行駛之道路。三、人行道:指為專供行人通行之騎樓、走 廊,及劃設供行人行走之地面道路,與人行天橋及人行地下 道。」第82條第1項第10款規定:「有下列情形之一者,除 責令行為人即時停止並消除障礙外,處行為人或其雇主1,20 0元以上2,400元以下罰鍰:……十、未經許可在道路擺設攤位 。」第92條第4項授權訂定之違反道路交通管理事件統一裁 罰基準及處理細則第2條所附違反道路交通管理事件統一裁 罰基準表(下稱系爭基準表)以若於應到案期限內繳納罰鍰 或到案者,處1,200元罰鍰,逾越應到案期限或逕行裁決者 ,處1,500元罰鍰。系爭基準表乃主管機關在母法範圍內, 為使裁罰裁量權行使能符合比例及平等原則所訂定之裁量基 準,自可為被上訴人裁罰之依據。又道交處罰條例第3條第1 款所稱「道路」,除一般公路、街道、巷衖外,尚擴及廣場 、騎樓、走廊或其他供公眾通行之地方,係為落實同條例第 1條揭示為加強道路交通管理,以維護交通秩序、確保交通 安全之立法目的,故將「與公眾交通有關之處所」,定義其 「規範之對象(即道路)」,與都市計畫或市區道路條例或其 他自治條例等規定,本於其管制目的,所劃設之計畫道路或 定義之道路,本非完全相同,故前開處罰條例所稱「道路」 ,自不限於依都市計畫劃設之計畫道路、具公用地役關係之 既成巷道、經依法指(認)定建築線之巷道,亦與是否為私 人之土地、他人建物之法定空地等節無涉。當事人若執某地 點為計畫指定之住宅區,非屬都市計畫劃設之計畫道路,亦 非依法指(認)定建築線之巷道等事實,作為指摘原判決將 系爭地點認定為道路,有適用法規不當或適用法規顯有錯誤 之理由,乃執都市計畫關於計畫道路及建築法規關於巷道之 見解,質疑道交處罰條例所定義道路之意涵,實屬誤解,洵 無可採(最高行政法院109年度判字第557號、109年度再字第 74號判決意旨參照)。準此,道交處罰條例第3條第1款所稱 「道路」係指「供公眾通行之地方」而言,不論其係以何種 形式存在(以法規所例示的騎樓形式或法規未例示的其他形 式存在),均屬之,自不因系爭地點是否為建築法上所稱法 定騎樓地或是否有實設騎樓,而有所不同;且不論係同條第 2款所定供車輛以行駛方式通行之「車道」、第3款所定專供 行人以行走方式通行之「人行道」,均可包括在內,亦未限 於車輛及行人均可同時通行者,始能當之。是以,某一地點 倘為「供公眾通行之地方」,即屬前開所稱「道路」,不論 其是否係法定暨實設騎樓、法定騎樓地上未經建築的退縮騎 樓地(計入法定空地;俗稱無遮簷人行道)、私設騎樓、其他 形式騎樓或庇廊,亦不論其係可供車輛通行的車道或專供行 人通行的人行道,均無礙於其為道路的定性。  ㈣經查,原審已論明:1.依採證照片(北院554號卷一第204至207頁、北院554號卷二第65至66、68、70、72至73、75、77、80至81、84、95、97、99、102、219至220頁、本院866號卷第69、75頁、本院259號卷第72、75、77、79、105至115頁)顯示,系爭地點位在系爭建物前側,為可供不特定行人行走之開放空間,且路面鋪設平整,上方搭設遮棚,除上訴人在此擺設麵攤外,沿線前後尚有諸多店鋪相臨營業,有眾多行人往來行走等節,足認系爭地點顯有供不特定多數人往來通行之事實,致商家有沿線營業之群聚情形。再者,依新北市政府養護工程處110年2月1日新北養一字第1104794875號函(北院554號卷一第216頁)所示:系爭地點之路段,雖非有遮簷之騎樓(意指樓層覆蓋之騎樓),然考量該路段前後街廓實有通行銜接需求,爰本供公眾通行之原則辦理騎樓整平工程改善,並經所有權人同意,於99年至100年間,辦理施作騎樓整平專案等語,並檢附系爭建物所有權人同意書乙紙為證(北院554號卷一第218頁),亦可徵系爭地點確有供公眾常年通行之情形,致養護機關有以公帑維護其等行走無礙之公益需求。況且,上訴人明確自陳系爭地點有諸多行人往來行走,乃在專供行人行走之地面道路等語(北院交更一15號卷第95、138頁)。從而,系爭地點乃供公眾通行之地方乙節,應堪認定,故原處分認定系爭地點為道交處罰條例第3條第1款所稱「道路」等語,自屬有據。至上訴人主張原判決遽將系爭地點僅供行人通行之人行道,視為同條例第3條第1款所稱「道路」,而認定上訴人行為構成同條例第82條第1項第10款「未經」許可在「道路」擺設攤位云云,不僅違反同條例第3條第l、3款之定義,更已違反處罰法定原則,顯有適用法規錯誤之違法云云,然而,系爭地點屬「實際供公眾通行使用」乙節,業如前述,且道交處罰條例所稱「道路」,不限於依都市計畫劃設之計畫道路、具公用地役關係之既成巷道、經依法指(認)定建築線之巷道,亦與是否為私人之土地、他人建物之法定空地等節無涉,更與是否係法定暨實設騎樓、法定騎樓地上未經建築的退縮騎樓地或無遮簷人行道、私設騎樓、其他形式騎樓或庇廊(存在形式)無關,亦不論其係可供車輛通行的車道或專供行人通行的人行道(公眾通行方式),均無礙於其是否為道路的定性(供公眾通行事實)。上訴人執前詞主張系爭地點非屬道交處罰條例所稱道路等語,顯係以道路存在形式之例示情況、供公眾通行方式之下位概念,作為道交處罰條例所稱「道路」之判準,已忽視道交處罰條例所稱「道路」之本質意涵,尚非可採。基上,系爭地點既為道交處罰條例第3條第1款所稱「道路」,上訴人前開行為即構成同條例第82條第1項第10款所稱「未經許可在『道路』擺設攤位」。2.又違反行政法上義務之行為,非出於故意或過失者,不予處罰,行政罰法第7條第1項定有明文,故於行為人具備故意或過失之責任條件時,即得對其違章行為加以裁罰;所謂「故意」,係指行為人對於違反行政法上義務之構成要件事實,明知並有意使其發生,或預見其發生而其發生並不違背其本意而言;所謂「過失」,係指行為人對於違反行政法上義務之構成要件事實之發生,雖非故意,但按其情節應注意、能注意而不注意,或雖預見其能發生而確信其不發生而言(最高行政法院110年度上字第294號判決意旨參照)。又不得因不知法規而免除行政處罰責任,但按其情節,得減輕或免除其處罰,行政罰法第8條定有明文;行為人因不瞭解法規之存在或適用,進而不知其行為違反行政法上義務時,仍不得免除行政處罰責任,僅在其可非難程度較低,得按其情節減輕或免除其處罰(立法理由意旨參照);惟所謂「不知法規」,係指行為人不知法規所「禁止」或「要求應為」之行為或不行為義務為何(即所謂欠缺違法性認識)而言,行為人如已知悉法規所禁止或要求應為之行為義務為何,就該違反行政法上義務之行為而言,行為人即已具備違法性認識,而無行政罰法第8條但書規定適用之餘地(本院高等行政訴訟庭112年度訴字第510號判決意旨參照)。上訴人固主張系爭地點是否為道交處罰條例所稱「道路」乙節,既有爭議而未有共識,實難期待上訴人知悉或預見在系爭地點擺設麵攤應經許可,上訴人就其違規行為之發生,欠缺主觀可歸責性,就行政法上義務之遵守,欠缺期待可能性等語。然而,所謂「故意」或「過失」,係指對違反行政法上義務的構成要件「事實」之發生,主觀上有知欲或未盡注意之情況而言;上訴人就其未經許可即在供公眾通行地方擺設麵攤之構成要件事實,既有認識或預見,卻仍為之,就違規行為之發生,自有故意,縱無故意,亦有未盡注意之過失,至系爭地點是否為道交處罰條例所稱「道路」,核屬法律上定性問題,上訴人執前開理由,主張其就違規行為之發生,欠缺主觀責任條件等語,尚非可採。再者,不得因不知法規而免除行政處罰責任,已如前述;且在供公眾通行地方擺設攤位,縱未完全阻塞通行,仍會影響通行流暢及安全,致壓縮公眾通行權益,倘與住宅相鄰,甚影響居民生活安寧,而有須經許可始能為之的高度可能性,當為現代一般民眾所能認識或預見,復無相關證據,可徵上訴人有何不能認識或預見之具體情形;況上訴人於109年5月至7月之期間,未經許可即在系爭地點擺設麵攤之行為,已遭舉發機關以附表編號1至19、21舉發單單號欄所示舉發通知單,當場舉發違反道交處罰條例第82條第1項第10款規定在案,則其就系爭地點屬道路之定性、在系爭地點擺設攤位應經許可之行為義務、未經許可不得在系爭地點擺設麵攤之禁止內容,應有認識或能預見,而有申請許可或遷移攤址之機會,俾求遵守行政法上義務,卻無相關證據,可徵上訴人有企求遵守行政法上義務之具體舉動;上訴人就違規行為之發生,顯無不能注意、不知法規或其他欠缺期待可能性之情狀存在。上訴人有未經許可在道路擺設攤位之違規行為,且就前開行為之發生,具有主觀責任條件及可責性。基上,系爭地點既為道交處罰條例第3條第1款所稱「道路」,原處分以上訴人構成同條例第82條第1項第10款所稱「未經許可在『道路』擺設攤位」部分即無違誤等情。從而,原判決認被上訴人依道交處罰條例第82條第1項第10款規定,處如附表編號20、22、23、26至29所示罰鍰金額欄所示之罰鍰,核無違誤等情。原審詳為論斷適用法條、違規事實之認定、心證形成之理由、上訴人主張不可採之理由以及證據採納之取捨等語,經核與卷內證據尚無不符,並無違反法令情事。上訴意旨以原判決適用法規不當云云,無非係其一己之主觀之法律見解,並就原審認定事實、證據取捨之職權行使事項為指摘,並無可採。從而,原判決維持附表編號20、22、23、26至29所示原處分裁處罰鍰1,500元,經核認事用法俱無違誤,上訴人就此上訴求予廢棄,為無理由,應予駁回。  ㈤裁罰性行政處分,若涉及行政裁量權之行使者,其裁量尚未 減縮至零,基於權力分立原則,行政法院不應代替原處分機 關行使行政裁量權,而應由行政機關行使之。罰鍰處分之裁 罰權係單一而不可分,上訴人之上訴效力應及於原判決關於 罰鍰部分之全部,以免裁罰權割裂。換言之,上訴人雖僅就 原判決對其不利部分上訴,然此罰鍰處分既涉及原處分機關 之裁量權,且其裁罰權係單一而不可分,其上訴效力自應及 於原判決關於罰鍰部分之全部,以免裁罰權割裂(最高行政 法院100年度判字第192號判決意旨參照)。原判決固以:被 上訴人就附表編號1至16、24、25所示原處分,其超過1,200 元罰鍰部分,雖經前判決撤銷確定,惟其餘罰鍰部分,依前 開說明,仍應予撤銷,而判決撤銷附表編號1至16、24、25 所示原處分(除確定部分外)等情。然查,本院110年度交 上字第259號判決認前判決撤銷被上訴人對上訴人附表編號1 至16、24、25所示原處分所處罰鍰金額超過1,200元之部分 ,實有代替被上訴人行使裁量權於法未合之處,爰將前判決 全部廢棄,並發回北院更為審理,乃係認就附表編號1至16 、24、25所示原處分全部均應由北院更為審理,並無原判決 認附表編號1至16、24、25所示原處分,其超過1,200元罰鍰 部分,經前判決撤銷確定等節。原判決此部分認定核有違誤 ,上訴意旨雖未指摘及此,然本院審查原判決是否違背法令 ,不受上訴理由拘束,原判決既有上開違背法令事由,且其 違法情事足以影響判決結果,上訴意旨求予廢棄原判決對其 不利部分,為有理由。再查,附表編號1至16、24、25所示 原處分超過1,200元罰鍰部分(原判決誤為已確定)未經原 審裁判,而前述處分未超過1,200元罰鍰部分雖經撤銷,惟 因附表編號1至16、24、25所示原處分為罰鍰處分,既涉及 被上訴人之裁量權,且其裁罰權係單一而不可分,上訴人之 上訴效力自應及於附表編號1至16、24、25所示原處分罰鍰 部分之全部,以免裁罰權割裂,已如前述,是附表編號1至1 6、24、25所示原處分既有逾越系爭基準表之裁量濫用違法 情形,且本件事實已臻明確,本院爰基於原審確定之事實, 自為判決將附表編號1至16、24、25所示原處分全部均撤銷 。   六、交通裁決事件之上訴,行政法院為訴訟費用之裁判時,應確 定其費用額。本件上訴人對於交通裁決事件之上訴,兩造各 為一部勝訴、一部敗訴,第一審訴訟費用300元及上訴審訴 訟費用750元,合計1,050元,經本院酌量情形,命由被上訴 人負擔850元,餘由上訴人負擔。故被上訴人應給付上訴人8 50元,併予確定如主文第4項所示。 七、結論:本件上訴為一部有理由,一部無理由,判決如主文。 中  華  民  國  114  年  1   月  23  日 審判長法 官 侯志融 法 官 張瑜鳳 法 官 傅伊君 上為正本係照原本作成。 不得上訴。 中  華  民  國  114  年  1   月  23  日            書記官 方信琇 附表: 序號 裁決書單號/舉發單單號 裁決日期 違規日期 違規行為 罰鍰金額(新臺幣) 卷證頁碼 陳述意見日期 1 新北警店交裁字109001301號/新北警交字第C16297965號 109.8.31 109.5.4 未經許可在道路擺設攤位者 1,500 北院554號卷二p.25 109.5.27 2 新北警店交裁字109001340號/新北警交字第C16295580號 109.8.31 109.5.6 未經許可在道路擺設攤位者 1,500 北院554號卷二p.26 109.5.27 3 新北警店交裁字109001644號/新北警交字第C16297470號 109.8.31 109.5.12 未經許可在道路擺設攤位者 1,500 北院554號卷二p.30 109.5.27 4 新北警店交裁字109001476號/新北警交字第C14513161號 109.8.31 109.5.13 未經許可在道路擺設攤位者 1,500 北院554號卷二p.27 109.5.27 5 新北警店交裁字109001632號/新北警交字第C16298077號 109.8.31 109.5.14 19:34 未經許可在道路擺設攤位者 1,500 北院554號卷二p.28 109.5.27 6 新北警店交裁字109001633號/新北警交字第C16297725號 109.8.31 109.5.14 22:51 未經許可在道路擺設攤位者 1,500 北院554號卷二p.29 109.5.27 7 新北警店交裁字109001693號/新北警交字第C16289407號 109.8.31 109.5.19 未經許可在道路擺設攤位者 1,500 北院554號卷二p.32 109.5.27 8 新北警店交裁字109001692號/新北警交字第C16298221號 109.8.31 109.5.20 未經許可在道路擺設攤位者 1,500 北院554號卷二p.31 109.5.27 9 新北警店交裁字109001779號/新北警交字第C16297628號 109.8.31 109.5.21 未經許可在道路擺設攤位者 1,500 北院554號卷二p.33 109.5.27 10 新北警店交裁字109002077號/新北警交字第C16302087號 109.9.30 109.6.12 未經許可在道路擺設攤位者 1,500 北院554號卷二p.34 109.7.9 11 新北警店交裁字109002136號/新北警交字第C16307170號 109.9.30 109.6.15 未經許可在道路擺設攤位者 1,500 北院554號卷二p.35 109.7.9 12 新北警店交裁字109002137號/新北警交字第C16279693號 109.9.30 109.6.16 未經許可在道路擺設攤位者 1,500 北院554號卷二p.36 109.7.9 13 新北警店交裁字109002265號/新北警交字第C16306178號 109.9.30 109.6.18 未經許可在道路擺設攤位者 1,500 北院554號卷二p.37 109.7.9 14 新北警店交裁字109002266號/新北警交字第C16301408號 109.9.30 109.6.17 未經許可在道路擺設攤位者 1,500 北院554號卷二p.38 109.7.9 15 新北警店交裁字109002305號/新北警交字第C16306036號 109.9.30 109.6.22 未經許可在道路擺設攤位者 1,500 北院554號卷二p.39 109.7.9 16 新北警店交裁字109002352號/新北警交字第C16308315號 109.9.30 109.6.24 未經許可在道路擺設攤位者 1,500 北院554號卷二p.40 109.7.9 17 新北警店交裁字109002606號/新北警交字第C16308343號 109.10.31 109.7.13 未經許可在道路擺設攤位者 1,500 北院554號卷一p.123 109.8.10 18 新北警店交裁字109002645號/新北警交字第C16313530號 109.10.31 109.7.14 17:34 未經許可在道路擺設攤位者 1,500 北院554號卷一p.127 109.8.10 19 新北警店交裁字109002646號/新北警交字第C16313238號 109.10.31 109.7.14 21:28 未經許可在道路擺設攤位者 1,500 北院554號卷一p.131 109.8.10 20 新北警店交裁字109003178號/新北警交字第C16316838號 109.10.31 109.8.20 未經許可在道路擺設攤位者 1,500 北院554號卷一p.135 無 21 新北警店交裁字109002850號/新北警交字第C16317173號 109.10.31 109.7.24 未經許可在道路擺設攤位者 1,500 北院554號卷一p.139 109.8.10 22 新北警店交裁字109003219號/新北警交字第C16312249號 109.10.31 109.8.25 未經許可在道路擺設攤位者 1,500 北院554號卷一p.143 無 23 新北警店交裁字109003279號/新北警交字第C17170787號 109.10.31 109.8.27 未經許可在道路擺設攤位者 1,500 北院554號卷一p.147 無 24 新北警店交裁字109003741號/新北警交字第C17172642號 109.11.30 109.9.14 未經許可在道路擺設攤位者 1,500 北院554號卷一p.266 109.10.14 25 新北警店交裁字109003767號/新北警交字第C16322579號 109.11.30 109.9.15 未經許可在道路擺設攤位者 1,500 北院554號卷一p.270 109.10.14 26 新北警店交裁字109003364號/新北警交字第C17171456號 109.11.30 109.9.1 未經許可在道路擺設攤位者 1,500 北院554號卷一p.274 無 27 新北警店交裁字109003446號/新北警交字第C17170667號 109.11.30 109.9.4 未經許可在道路擺設攤位者 1,500 北院554號卷一p.278 無 28 新北警店交裁字109003596號/新北警交字第C17175512號 109.11.30 109.9.8 未經許可在道路擺設攤位者 1,500 北院554號卷一p.282 無 29 新北警店交裁字110001056號/新北警交字第CBZD80068號 110.6.23 110.4.2 未經許可在道路擺設攤位者 1,500 北院554號卷一p.286 無

2025-01-23

TPBA-113-交上-136-20250123-1

臺北高等行政法院 地方庭

交通裁決

臺北高等行政法院判決 地方行政訴訟庭第一庭 113年度交字第1448號 原 告 蔡鎮杰 被 告 新北市政府交通事件裁決處 代 表 人 李忠台 送達代收人 張雅婷 訴訟代理人 黃曉妍律師 上列當事人間交通裁決事件,原告不服被告民國113年5月13日新 北裁催字第48-A01K69028號裁決,提起行政訴訟,本院判決如下 : 主 文 一、原告之訴駁回。 二、訴訟費用新臺幣300元由原告負擔。 事實及理由 一、程序事項:   本件事證已臻明確,本院認無言詞辯論的必要,乃依行政訴 訟法第237條之7規定,不經言詞辯論而為判決。 二、事實概要:   原告於民國113年1月31日17時48分駕駛車牌號碼000-0000號 自用小客車(下稱系爭車輛),行經臺北市金山南路2段(下 稱系爭地點)迴轉時未停讓行走在行人穿越道之行人先行通 過,為警以有「駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時,不 暫停讓行人先行通過」之違規而當場舉發,並移送被告處理 。經被告依道路交通管理處罰條例(下稱道交條例)第44條 第2項、第24條第1項、行為時道交條例第63條第1項及違反 道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則(下稱道交處理 細則)第2條第5項第3款第2目規定,以113年5月13日新北裁 催字第48-A01K69028號違反道路交通管理處罰事件裁決書( 下稱原處分)裁處原告罰鍰新臺幣(下同)6,000元,記違 規點數3點,並應參加道路交通安全講習。原告不服,遂提 起行政訴訟。   三、原告主張及聲明: ㈠、主張要旨:   原告於上開時地駕駛系爭車輛進行迴車,而非行近行人穿越 道,在迴車過程中,因紅綠燈之燈號轉換成綠燈,導致行人 開始穿越行人穿越道,原告旋即停止前進,惟原告已迴轉至 行人穿越道上,當時系爭車輛確實先進入行人穿越道後,行 人始陸續進入行人穿越道,若原告遵守交通法令所課予之義 務,勢必長時間停留在路口,導致車道縮減,影響後方車輛 通行,造成車流堵塞,是交通法令雖課與原告不能闖紅燈之 義務,惟在當時之狀況無法期待原告遵守該交通法令之禁止 及誡命之行政法上義務,依最高行政法院102年度判字第611 號判決意旨,原告欠缺期待可能性。又系爭車輛停在行人穿 越道上,無意加重妨礙行人穿越行人穿越道,原告乃選擇儘 快完成迴轉,此乃不得已之舉,依道交條例第49條第5款規 定,原告並非見行人穿越行人穿越道時,不暫停讓行人先行 通過,仍擅自迴轉,且參酌臺北高等行政法院112年度交字 第2117號及高雄高等行政法院112年度交字第1325號判決揭 櫫意旨,自難認原告對於本件違規行為具有故意或過失,依 行政罰法第7條規定,不予處罰。 ㈡、聲明:原處分撤銷。 四、被告答辯及聲明: ㈠、答辯要旨:   原告駕駛系爭車輛沿臺北市金山南路2段南往北路段,遇有 行人穿越道,而有多名行人正行走在行人穿越道上,正在通 過路口,系爭車輛以低速持續迴轉,並未停等禮讓行人先行 ,而逕行跨越該行人穿越道。至於原告陳稱係因尾隨前車, 視線受前車遮蔽云云,然原告闖越紅燈時知悉此路段行人穿 越道為綠燈,有行人會通行其上,且原告左右兩側並無其他 車輛阻擋其視線,是以,原告因自身搶快闖越紅燈迴轉,而 造成行人通行行人穿越道之交通事故風險,自難認原告無可 歸責,原告對其違規行為縱無故意,亦有過失。 ㈡、聲明:如主文第1項所示。  五、本院之判斷: ㈠、原告駕駛系爭車輛迴轉時,確有未禮讓行人穿越道上之行人 先行通過之違規事實:  1.查事實概要欄所載之事實,除後述爭點外,其餘為兩造陳述 在卷,並有汽車車籍查詢(本院卷第66頁)、舉發通知單( 見本院卷第44頁)、舉發機關113年2月26日北市警安分交字 第1133046035號函(本院卷第50-51頁)、舉發機關113年6 月13日北市警安分交字第1133059054號函(本院卷第56頁) 、員警職務報告(本院卷第60頁)、密錄器光碟截圖照片( 本院卷第62-63頁)、現場示意圖(本院卷第64頁)及原處 分(見本院卷第52頁)在卷可佐。又參酌舉發員警所製作採 證光碟截圖照片說明(本院卷第62-63頁):「圖一:17時4 7分,變燈中,南北向黃燈;圖二:17時48分,原告紅燈越 線,違規迴轉;圖三:17時48分,原告紅燈迴轉,未禮讓行 人。職於113年1月31日17時47分行經臺北市金山南路2段與 潮州街口,時值變換燈號之際(轉變為東西向綠燈),見系爭 車輛自金山南路2段迴轉,期間有行人正跨越行人穿越道, 系爭車輛應停車禮讓行人,惟系爭車輛繼續迴轉,罔顧行人 安危,故將其攔停製單舉發。畫面可清楚看見,當時系爭車 輛進入行人穿越道之際距離一旁行人未達1個枕木紋之距離 ,且一旁有2名行人距離車頭明顯未達1公尺,恐有危害行人 安全之虞。」等情,是依上開截圖照片所示,原告駕駛系爭 車輛在系爭地點迴轉時,行人穿越道上已有2名行人正行走 在行人穿越道,且距離系爭車輛顯不足1公尺,惟原告並未 暫停禮讓行人先行通過,仍繼續完成迴轉,堪認原告確有「 駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時,不暫停讓行人先行 通過」之違規。 ㈡、至原告所執前詞主張其對於本件違規行為主觀上欠缺期待可 能性,亦無故意、過失等語。惟查,為維護路口安全及行人 路權,依據內政部警政署訂頒「強化行人路權執法計畫」規 定,車輛行經行人穿越道,必須減速禮讓行人,並和行人保 持距離,以汽車前懸進入行人穿越道,距離行人行進位置一 個車道寬(約3公尺)以內作為取締認定基準。查依截圖照片 (本院卷第63頁)所示,原告駕駛系爭車輛在系爭地點迴轉 當時,行人穿越道上正有2名行人行走在行人穿越道上,原 告依道路交通安全規則第103條第2項規定應暫停禮讓行人先 行通過,惟原告仍繼續行駛並完成迴轉,且系爭車輛與行人 間相距甚近,顯不足3公尺,原告所為自符合上開取締標準 。綜上,本院審酌原告駕駛系爭車輛在系爭地點迴轉時,因 與行人間距離顯不足3公尺,且因汽車駕駛人為儘速通過路 口易疏忽行人正在穿越行人穿越道,更容易導致行車事故, 況且行人為道路上最弱勢之用路人,近年行人發生交通事故 死亡者,大多數發生在行人穿越行人穿越道時,因而,道交 條例第44條第2項之立法旨意,係讓行人能夠信賴行人穿越 道,並樹立行人穿越道之安全性,因此當汽車駕駛人行經行 人穿越道,應建立行人優先穿越道路之行車觀念,故原告主 張要旨,並無理由,尚難採信。又被告所提出之採證光碟截 圖照片已足以證明原告確有上開違規行為,故本院認無重複 調查原告所提出之行車紀錄器之必要,附此敘明。 ㈢、被告適用道交條例第44條第2項、第24條第1項、行為時道交 條例第63條第1項及違反道路交通管理事件統一裁罰基準及 處理細則(下稱處理細則)第2條第5項第3款第2目規定,依違 反道路交通管理事件統一裁罰基準表作成原處分,並無違誤 。原告訴請撤銷,為無理由,應予駁回。 ㈣、本件判決基礎已臻明確,兩造其餘攻防方法及訴訟資料經本 院斟酌後,核與判決結果不生影響,不另一一論述,併此敘 明。 六、本件第一審裁判費為300元,應由原告負擔。 七、結論:原告之訴無理由。 中  華  民  國  114  年  1   月  20  日 法 官 黃子溎 一、上為正本係照原本作成。 二、如不服本判決,應於送達後20日內,以原判決違背法令為理 由,向本院地方行政訴訟庭提出上訴狀並表明上訴理由(原 判決所違背之法令及其具體內容,以及依訴訟資料合於該違 背法令之具體事實),其未表明上訴理由者,應於提出上訴 後20日內補提理由書;如於本判決宣示或公告後送達前提起 上訴者,應於判決送達後20日內補提上訴理由書(均須按他 造人數附繕本)。 三、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者, 逕以裁定駁回。 中  華  民  國  114  年  1   月  20  日                書記官 佘筑祐 附錄應適用法令: 1.道路交通安全規則第103條第2項 汽車行經行人穿越道,遇有行人穿越時,無論有無交通指揮人 員指揮或號誌指示,均應暫停讓行人先行通過。       2.道交條例第24條第1項  汽車駕駛人或汽車所有人違反本條例規定者,除依規定處罰外 ,並得令其或其他相關之人接受道路交通安全講習。 3.道交條例第44條第2項 汽車駕駛人,駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時,不暫停 讓行人先行通過者,處新臺幣1200元以上3600元以下罰鍰。 4.行為時道交條例第63條第1項  汽車駕駛人違反本條例規定,除依規定處罰外,並得依對行車 秩序及交通安全危害程度記違規點數1點至3點。 5.道交處理細則第2條第5款第3項第2目      汽車駕駛人有下列各款情形之一經當場舉發者,除依本條例處 罰外,並予記點:    三、有本條例下列情形之一者,各記違規點數3點: (二)第44條第2項。

2025-01-20

TPTA-113-交-1448-20250120-1

臺灣高等法院臺南分院

聲請再審

臺灣高等法院臺南分院刑事裁定 113年度抗字第603號 抗 告 人即 再審聲請人 林傳銘 上列抗告人因聲請再審案件,不服臺灣臺南地方法院中華民國11 3年11月26日裁定(113年度聲再字第4號)提起抗告,本院裁定 如下:   主 文 抗告駁回。   理 由 一、本件抗告意旨略以:  ㈠原裁定違反法律保留原則及新事實存在法定阻卻違法事由: 民國104年2月4日刑事訴訟法第420條之修正立法理由明文批 判表示:創設出「新規性」同「嶄新性」及「確實性」之要 件,增加法律所無之限制,而違反法律保留原則。原裁定所 引最高法院110年度台抗字第519號裁定自創「嶄新性」及「 新規性」對再審證據先予審查,未綜合判斷可能存在之新事 實,侵害抗吿人即再審聲請人林傳銘(下稱抗告人)受憲法 保障依循再審途徑推翻錯誤定罪判決之基本權利,增加法律 所無之限制,而違反法律保留原則。又依上開修正立法理由 第三項、第四項、第五項之記載,最高法院110年度台抗字 第519號裁定所增加限制,不僅毫無合理性,亦無必要。再 者,上開判例創設之新規性、確實性要件,使錯誤定罪判決 之受害者,無從據事實審法院判決當時尚不存在或尚未發現 之新證據聲請再審,顯已對受錯誤定罪之人循再審程序獲得 救濟之權利,增加法律所無之限制。  ㈡最高法院大法庭制度以108年7月4日為分界取代了判例與決議 ,原裁定以最高法院110年度台抗字第519號裁定意旨為「法 律的規定」,實難謂當:   最高法院110年度台抗字第519號裁定既非判例,更非統一見 解,所自創之「嶄新性」,正是上開立法理由第四項及第五 項所特別指出批判,違背法律保留原則所創設出「新規性」 ,立法者批評「新規性」限制不僅毫無合理性,亦無必要, 增加法律所無之限制。晚近實務見解採「綜合評價說」,不 應將新事證與其他全部之證據分離,單獨以新事證作為判斷 是否足以動搖原確定判決,而應就原確定判決中認定事實存 在之積極證據與相反之消極證據全體予以觀察,再加列所聲 請之新事證,綜合判斷是否具有開始再審之理由;而非採單 獨評價諸如最高法院110年度台抗字第519號裁定所自創設先 予審查「新規性」及「嶄新性」,將既存卷證審酌不採者, 單獨視為非新證據,即駁回再審,顯對受錯誤定罪之人在無 調查權下欠缺期待可能性。  ㈢原裁定第三項,未綜合判斷即逕自駁回抗吿人之再審聲請, 違反立法理由與最高法院108年度台抗字第553號裁定實務見 解:  ⒈刑事訴法第420條於修法後已趨向採取「綜合評價說」之方式 ,於判斷新事證時,不應將該新事證與其他全部之證據分離 ,單獨以新事證作為判斷是否足以動搖原確定判決,而應就 原確定判決中認定事實存在之積極證據與相反之消極證據全 體予以觀察,再加列所聲請之新事證,綜合判斷是否具有開 始再審之理由(最高法院108年度台抗字第553號裁定見解參 照)。「聲再證1」由檢察官發文函詢提問說明二「一般私 人經他人授權後,可否委託證券商買賣上市上櫃公司有價證 券?」,足認對犯罪客觀行為法令規定有疑問,始發文主管 機關函詢。抗告人及證人董香伶在檢察官調查筆錄時,已告 知有簽授權書即可下單,為證券業常態業務行為,不具違法 性,檢察官心生有疑,才會發文函詢金融監督管理委員會( 下稱金管會)。「聲再證1」為原因,「聲再證2」與「聲再 證3」為結果,因果歷程須綜合判斷不可割裂與實務見解相 同。因為抗告人所涉犯法條第一個構成要件即為「未經主管 機關許可」。金管會回文答覆:一般私人應出具授權書為之 ,即可為委託人代理委託買賣有價證券等語,已阻卻對個人 財產法益、社會證券秩序法益(主管機關)的侵害。因為刑 法第22條要保護的是普世價值業務上之正當行為,不應以刑 法加以處罰,既經主管機關正式函覆,抗告人符合出具授權 書後下單買賣,業已經主管機關許可,自與證券投資信託及 顧問法第107條第1款之構成要件不該當,無涉法益侵害。  ⒉倘若出具授權書依臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第7 5條第6款規定,買賣股票、交割股票,要依證券投資信託及 顧問法第107條第1款規定處罰,對證券市場將是一場災難, 金管會應明令禁止,但顯然沒有,且私人授權下單合法業務 行之有年(至少30年),抗告人之授權書是由群益金鼎證券 股份有限公司(下稱群益金鼎證券公司)依業務上之正當行 為而提供公版授權書,為證券業普遍業務文書,當然屬得主 管機關同意後的合法業務行為,顯然立法者不是要處罰私人 間有出具授權書後的下單委任行為,縱有造成財產損失那也 是民事處理,不具違法性,當然沒有罪責。  ㈣行為若具備阻卻違法事由,意謂它背後代表的利益高於該構 成要件所欲保護的利益:   相反之消極證據即聲再證1、2、3全體予以觀察綜合判斷, 主管機關金管會回覆,清楚表明私人間可以出具授權書委任 下單,阻卻社會證券秩序法益侵害,而此回文是由檢察官所 提問,應屬明知,退步而論,檢察官若非故意濫訴,而是誤 以為不存在阻卻違法事由提起公訴,那就是「未及調查斟酌 阻卻違法事由」,法官若非故意,而誤以為能轉換合議庭採 行簡式審判程序為有罪判決,同是「未及調查斟酌阻卻違法 事由」。故客觀上出具授權書為業務正當行為法定阻卻違法 事由,存在「授權書得被害人同意」之超法規阻卻違法事由 ,綜合判斷以善意論即「未及調查斟酌阻卻違法事由」,為 存在新事實,自當符合刑事訴訟法第420條第1項第6款、第3 項再審要件。抗告人之行為應阻卻違法性而受無罪之判決, 原確定判決背離刑法三階段理論、刑法最後手段性、謙抑性 原則。為此提起抗告,請撤銷原裁定,並自為裁定同意開啟 再審等語。 二、原裁定意旨略以:抗告人所提出之「聲再證1」的臺灣臺南 地方檢察署函文,是檢察官詢問金管會的發文,而不是主管 機關或檢察官的意見,在本案並不具有認定事實的意義,不 能認為是「足認受有罪判決之人應受無罪或輕於原判決所認 罪名之判決的證據」。「聲再證2」的金管會105年9月9日金 管證投字第1050034610號函,以及「聲再證3」的委任人林 秀華受任人林傳銘103年6月20日(委託授權受任承諾)代理 買賣證券授權書,則是在原確定判決已經調查斟酌的證據【 見原確定判決第3頁,即判決理由二「…金融監督管理委員會 105年9月9日金管證投字第1050034610號函…及委託授權受任 承諾代理買賣證券授權書2份存卷可參(偵1卷第3頁至第4頁 、第36頁至第38頁、第40頁至第67頁;偵2卷第10頁至第10 頁反面、第45頁)】。依照上述說明,不能認為是刑事訴訟 法第420條第1項第6款、第3項所規定的「未經原確定判決調 查斟酌的新證據」。基於以上的說明,認為本件再審聲請並 無理由,應予駁回等旨。 三、按刑事訴訟法第420條第1項第6款、第3項規定,為受判決人 之利益,得以發現新事實或新證據(以下除個別記載,合稱 新事證),經單獨或與先前之證據綜合判斷,足認受有罪判 決之人應受無罪、免訴、免刑或輕於原判決所認罪名判決為 由聲請再審。是為受判決人利益聲請再審所憑之新事證,除 須具有未經判斷資料性之新規性(或稱嶄新性)外,尚須具 備單獨或與先前之證據綜合判斷,足以動搖原確定判決所認 定事實之確實性(或稱明確性、顯著性),二者均不可或缺 。是以發現新事證作為聲請再審事由,再審法院應依前揭兩 階段方式審查,先審查聲請人提出之新事證,是否具備「新 規性」要件,其次經單獨評價或綜合評價是否具備「確實性 」要件,倘未兼備,即與法定聲請再審事由不符,應認其聲 請再審為無理由。又聲請再審理由,如僅係對原確定判決認 定的事實再行爭辯,或對原確定判決採證認事職權之適法行 使,任意指摘,或對法院依職權取捨證據持相異評價,即使 審酌上開證據,仍無法動搖原確定判決之結果者,亦不符合 此條款所定提起再審之要件(最高法院113年度台抗字第202 7號裁定意旨參照)。又依104年2月4日修正公布之刑事訴訟 法第420條,其立法理由第四項明載:鑒於現行實務受最高 法院35年特抗字第21號判例、28年抗字第8號判例、50年台 抗字第104號判例、49年台抗字第72號判例、41年台抗字第1 號判例、40年台抗字第2號判例及32年抗字第113號判例拘束 ,創設出「新規性」及「確實性」之要件,將本款規定解釋 為「原事實審法院判決當時已經存在,然法院於判決前未經 發現而不及調查斟酌,至其後始發現者」且必須使再審法院 得到足以動搖原確定判決而為有利受判決人之判決無合理可 疑的確切心證,始足當之。此所增加限制不僅毫無合理性, 亦無必要,更對人民受憲法保障依循再審途徑推翻錯誤定罪 判決之基本權利,增加法律所無之限制,而違法律保留原則 。準此而論,上開立法理由所指違反法律保留原則、增加法 律所無之限制者乃指上述最高法院判例所採之「原事實審法 院判決當時已經存在,然法院於判決前未經發現而不及調查 斟酌,至其後始發現者」之「新規性」,以及「必須使再審 法院得到足以動搖原確定判決而為有利受判決人之判決無合 理可疑的確切心證」之「確實性」。核與前揭最高法院裁定 意旨所稱之「新規性(或稱嶄新性)係指具有未經判斷資料 性」,「確實性係指單獨或與先前之證據綜合判斷,足以動 搖原確定判決所認定事實」,其定義及意涵完全不同,符合 104年2月4日修正公布之刑事訴訟法第420條第1項第6款、第 3項規定,自無違法可言。 四、經查:  ㈠原確定判決綜合抗告人於原審準備程序及審理時坦承犯行之 陳述,並有證人即告訴人林秀華於偵查時之指訴,證人王翠 圓、董香伶於偵查時之證述可憑,且有中國信託商業銀行股 份有限公司105年6月3日中信銀字第10522483931188號函所 附之歷史交易明細表,群益金鼎證券公司105年7月12日群法 字第1050001853號函及所附開戶文件,開立證券信用交易帳 戶申請書,信用交易戶變更資券額度申請表,分戶歷史帳列 印表,金管會105年9月9日金管證投字第1050034610號函, 臺灣臺南地方檢察署公務電話紀錄表,委託授權受任承諾代 理買賣證券授權書等證據資料等證據在卷可佐,因而認定抗 告人共同犯證券投資信託及顧問法第107條第1款之非法經營 全權委託投資業務罪之事證明確,而予論罪科刑。抗告人雖 提起上訴即本院107年度金上訴字第903號違反證券投資信託 及顧問法案件,嗣抗告人於107年9月20日(本院收狀日期) 具狀撤回上訴而告確定,業經本院依職權調取原審106年度 金訴字第6號案件歷審卷宗核閱無誤,並有法院前案紀錄表 在卷可稽,此部分應可認定。  ㈡抗告人雖提出前開抗告意旨主張原確定判決具有刑事訴訟法 第420條第1項第6款、第3項之再審事由云云,惟按:   ⒈法院組織法第51條之1規定:「最高法院之民事庭、刑事庭為 數庭者,應設民事大法庭、刑事大法庭,裁判法律爭議。」 ,同法第51條之5規定:「提案庭於大法庭言詞辯論終結前 ,因涉及之法律爭議已無提案之必要,得以裁定敘明理由, 撤銷提案。大法庭宣示裁定前,若所涉法律爭議已無統一見 解之必要,得以裁定敘明理由,駁回提案。」,同法第57條 之1第1項、第2項規定:「最高法院於中華民國107年12月7 日本法修正施行前依法選編之判例,若無裁判全文可資查考 者,應停止適用。未經前項規定停止適用之判例,其效力與 未經選編為判例之最高法院裁判相同。」,則依上開規定可 知最高法院刑事大法庭制度係為裁判法律爭議,若所涉法律 爭議已無提案之必要,無統一見解之必要,即最高法院各庭 對該法律爭議已達一致之見解,並無爭議,自無提案最高法 院刑事大法庭裁判之必要。又上開法院組織法於107年12月7 日修正,108年1月4日公布,同年0月0日生效前依法選編之 判例,若有裁判全文可資查考者,依上開法院組織法第57條 之1第2項規定,仍可適用,其效力與未經選編為判例之最高 法院裁判相同。原裁定所引用最高法院110年度台抗字第519 號裁定意旨,參諸前開說明,為受判決人利益聲請再審所憑 之新事證,除須具有未經判斷資料性之「嶄新性」(或稱「 新規性」,以下均稱「新規性」)外,尚須具備單獨或與先 前之證據綜合判斷,足以動搖原確定判決所認定事實之「顯 著性」(或稱「明確性」、「確實性」,以下均稱「確實性 」),二者均不可或缺。是以發現新事證作為聲請再審事由 ,再審法院應依前揭兩階段方式審查,先審查聲請人提出之 新事證,是否具備「新規性」要件,其次經單獨評價或綜合 評價是否具備「確實性」要件,倘未兼備,即與法定聲請再 審事由不符,應認其聲請再審為無理由,此為最高法院於10 4年2月4日修正公布刑事訴訟法第420條第1項第6款、第3項 規定後,向來一致之法律見解,並無爭議,原裁定適用最高 法院110年度台抗字第519號裁定意旨之法律意見,駁回抗告 人本件再審之聲請,自無違法不當。再參諸前開說明,上開 法律見解所指之「新規性」、「確實性」之定義及內涵,與 104年2月4日修正公布之刑事訴訟法第420條,其立法理由第 四項所記載之最高法院判例所示「新規性」、「確實性」完 全不同,最高法院110年度台抗字第519號裁定意旨之法律意 見自無違法可言。抗告意旨主張108年7月4日大法庭制度取 代了判例與決議,最高法院110年度台抗字第519號裁定意旨 所載之「新規性」、「確實性」,即為104年2月4日修正公 布之刑事訴訟法第420條,其立法理由第三、四、五項所載 之最高法院判例所示「新規性」、「確實性」,故最高法院 110年度台抗字第519號裁定意旨所載之「新規性」、「確實 性」,增加法律所無之限制,違反法律保留原則,原裁定引 用該裁定意旨,駁回抗告人本件再審之聲請,違反法律保留 原則云云,應屬誤解,自不可採。  ⒉抗告人所共同犯證券投資信託及顧問法第107條第1款之非法 經營全權委託投資業務罪,該罪之法律構成要件,原確定判 決第3頁至第5頁之「論罪科刑」第㈠項已明載:①按證券投 資信託及顧問法第5條第10款規定:「全權委託投資業務: 指對客戶委任交付或信託移轉之委託投資資產,就有價證券 、證券相關商品或其他經主管機關核准項目之投資或交易為 價值分析、投資判斷,並基於該投資判斷,為客戶執行投資 或交易之業務」,同法第107條第1款規定……上開法條所稱「 經營」者,應指實際參與經營之人而言,不以經營營運而享 有決策權力之負責人為限,亦不以所經營之事業體係屬法人 之組織為必要。且刑法上所謂「業務」,係以事實上執行業 務者為標準,指以反覆同種類之行為為目的之社會的活動而 言;執行此項業務,縱令欠缺形式上之條件,仍無礙於業務 之性質。因此不論該事業是否「專營」,亦不問經營是否需 達「一定之規模」,均無礙其成立,否則,如以兼營或分時 、分地接受特定人委託之方式經營,將出現管理及規範上之 漏洞,反而無法有效達成立法管理之目的,故所謂特定人委 任,自不以接受多數人委託為必要(最高法院100年度台上 字第5828號判決意旨參照);②再者,按證券投資信託及顧 問法之所以規定全權委託投資業務,須經主管機關同意,其 立法目的乃為保障投資。是以,受託人必須具有投資之專業 ,經主管機關許可後,始能對於客戶委任交付或信託移轉之 委託投資資產,本基於專業判斷,為客戶執行有價證券投資 或證券相關商品交易等行為之業務,而所謂「對客戶委任交 付委託投資資產」,非以現實交付為限,受託人雖未形式上 持有證券帳戶或證券銀行之存摺、密碼,惟因委託人既已全 權委託受託人得運用帳戶之資產,進行有價證券之買賣、交 易,受託人即已對委託人所委託之投資資產具有實質上之管 領力,即應已該當於「委任交付委託投資資產」要件。經查 ,告訴人(指林秀華,下同)從未指示下單之標的、如何下 單,均係由被告2人(即抗告人及同案被告林孟漢,下同) 共同決定後下單,且被告2人與告訴人曾就倘有獲利或虧損 ,約定均各負擔一半之盈虧,而被告2人代林秀華操作股票 之過程中,曾獲利新臺幣(下同)120萬元,因此被告2人獲 有告訴人所給付之對價報酬60萬元等情,……,縱本案被告2 人客觀上未持有告訴人委託代操帳戶之存摺及密碼,惟被告 既經全權委託授權,在未經終止授權之前,事實上可由被告 2人透過各該帳戶買賣股票之方式而支配各該證券帳戶內之 股票及交割帳戶內之存款等投資資產甚明,依前揭說明,無 礙於非法經營全權委託投資業務罪之成立,……等旨,有原確 定判決在卷可查。抗告人並非因受告訴人委託授權買賣股票 而構成非法經營全權委託投資業務罪,係因受告訴人全權委 託投資業務,但抗告人並未經主管機關許可經營此投資業務 (即抗告人應取得主管機關許可始得經營全權委託投資業務 )。因之抗告人縱取得告訴人委託授權買賣股票,仍無從阻 卻違法而不構成非法經營全權委託投資業務罪。抗告意旨主 張抗告人本案符合經告訴人出具授權書下單買賣股票,即屬 已經主管機關許可,與證券投資信託及顧問法第107條第1款 之非法經營全權委託投資業務罪之構成要件不該當云云,自 屬曲解法律而不可採。  ⒊抗告人所提出之「聲再證1」即臺灣臺南地方檢察署105年8月 12日南檢文恭105他1626字第49902號函文,該函說明二之問 題,僅屬檢察官就證券投資信託及顧問法第107條第1款之規 範適用文義相關問題,詢問金管會,並非主管機關或檢察官 的意見,不能認為具有未經判斷資料性之「新規性」之新事 實或新證據。次查,「聲再證2」之金管會105年9月9日金管 證投字第1050034610號函文及「再聲證3」之委任人林秀華 、受任人即抗告人103年6月20日代理買賣證券授權書,均經 原審調查斟酌,即不具有未經判斷資料性之「新規性」。再 者,上開「聲再證1」之函文說明二之問題即「一般私人經 他人授權後,可否委託證券商買賣上市上櫃公司有價證券? 此種行為是否屬於證券投資信託及顧問法第107條第1款所規 範之經營證券投資信託業務、證券投資顧問業務、全權委託 投資業務或其他應經主管機關核准之業務行為?」,經「聲 再證2」之金管會105年9月9日金管證投字第1050034610號函 覆謂:「……按臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第75 條第6款規定,證券商受託買賣有價證券,委託人或其法定 代理人委由代理人代理委託買賣、申購有價證券或辦理交割 相關手續,應出具授權書為之,並應留存代理人印鑑卡或簽 名樣式卡憑以辦理,故委託人可依上開規定委由他人代理委 託買賣有價證券。次按證券投資信託及顧問法第3條第1項 規定,本法所稱證券投資信託,指向不特定人募集證券投資 信託基金發行受益憑證,或向特定人私募證券投資信託基金 交付受益憑證,從事於有價證券、證券相關商品或其他經主 管機關核准項目之投資或交易;同法第4條第1項規定,本法 所稱證券投資顧問,指直接或間接自委任人或第三人取得報 酬,對有價證券、證券相關商品其他經主管機關核准項目之 投資或交易有關事項,提供分析意見或推介建議;同法第5 條第10款規定,全權委託投資業務指對客戶委任交付或信託 移轉之委託投資資產、就有價證券、證券相關商品或其他經 主管機關核准項目之投資或交易為分析、投資判斷,並基於 該投資判斷,為客戶執行投資交易之業務。故一般私人得 依前揭說明二規定,出具授權書予證券商,授權他人代理委 託證券商買賣上市上櫃公司有價證券,惟該被授權人是否涉 有未經許可經營證券投資信託業務、證券投資顧問業務、全 權委託投資業務之行為,仍請參酌前揭說明三法規,依個案 事實認定。另查中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公 會人員登錄資料庫,林孟漢曾取得證券投資分析人員證照…… 。依證券投資顧問事業管理規則第13條第2項第2款及證券投 資顧問事業負責人與業務人員管理規則第15條第2項第2款規 定,林孟漢於前述任職於證券投資顧問事業期間,不得有代 理他人從事有價證券投資或證券相關商品交易行為」等語, 足認一般私人得出具授權書予證券商,僅屬授權他人代理委 託證券商買賣上市上櫃公司有價證券而已,而單純授權他人 代理委託證券商買賣上市上櫃公司有價證券之行為,並非等 同經營「證券投資信託業務」、「證券投資顧問業務」、「 全權委託投資業務」之行為,則被授權人縱取得一般私人出 具上開授權書,自不得憑該授權書即得以經營「證券投資信 託業務」、「證券投資顧問業務」、「全權委託投資業務」 之行為,亦屬當然。至於「再聲證3」之委任人林秀華、受 任人即抗告人103年6月20日代理買賣證券授權書,即為上述 金管會回函所稱之「一般私人出具予證券商之授權書」,僅 屬授權他人代理委託證券商買賣上市上櫃公司有價證券而已 ,縱該份「一般私人出具予證券商之授權書」之格式或列印 提供者為證券商(即所謂證券商之公版授權書),依上開函 文及依臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第75條第6款 規定,得以買賣股票、交割股票即買賣上市上櫃公司有價證 券之行為,仍不得為「證券投資信託業務」、「證券投資顧 問業務」、「全權委託投資業務」之行為,自不能構成證券 投資信託及顧問法第107條第1款之非法經營全權委託投資業 務罪之阻卻違法事由。抗告意旨主張依「再聲證1」、「再 聲證2」之函文及「再聲證3」之委任人林秀華、受任人即抗 告人103年6月20日代理買賣證券授權書係群益金鼎證券公司 之公版授權書,依臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第 75條第6款規定,得以買賣股票、交割股票,已構成證券投 資信託及顧問法第107條第1款之非法經營全權委託投資業務 罪之阻卻違法事由或超法規阻卻違法事由,抗告人本案行為 不具違法性,沒有罪責云云,應屬無稽,顯非可採。 五、從而,依「再聲證1」、「再聲證2」之函文、「再聲證3」 之授權書,均不具有未經判斷資料性之新規性,且單獨或與 先前之證據綜合判斷,抗告人仍不得為非法經營全權委託投 資業務之行為,即不足以動搖原確定判決所認定事實之確實 性,自不符合刑事訴訟法第420條第1項第6款、第3項所載之 法定聲請再審事由,應認其聲請再審為無理由。原裁定認為 抗告人本件再審之聲請不符合刑事訴訟法第420條第1項第6 款、第3項之規定,並無理由,因而駁回抗告人再審之聲請 ,於法並無不合。抗告意旨徒以自己之說詞,就相同證據為 不同評價,指摘原裁定不當,其抗告難認為有理由,應予駁 回。 六、依刑事訴訟法第412條,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  1   月  16  日          刑事第四庭  審判長法 官 何秀燕                    法 官 吳育霖                    法 官 鄭彩鳳 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受本裁定後十日內向本院提出再抗告狀。                    書記官 蘭鈺婷 中  華  民  國  114  年  1   月  16  日

2025-01-16

TNHM-113-抗-603-20250116-1

臺中高等行政法院 地方庭

交通裁決

臺中高等行政法院判決 地方行政訴訟庭 113年度交字第232號 原 告 潔生環保科技股份有限公司 代 表 人 賴文彬 被 告 交通部公路局臺中區監理所 代 表 人 楊聰賢 訴訟代理人 陳勝芳 上列當事人間交通裁決事件,原告不服被告民國113年2月22日投 監四字第65-BCMA31410號違反道路交通管理事件裁決書(下稱原 處分),提起行政訴訟,本院判決如下: 主 文 一、原處分撤銷。 二、訴訟費用新臺幣300元由被告負擔。被告應給付原告新臺幣3 00元。 事實及理由 一、程序事項: (一)按行政訴訟法第237條之7規定,交通裁決事件之裁判,得不 經言詞辯論為之。本件屬交通裁決事件,依兩造所述各節及 卷內資料其事證已臻明確,本院認無經言詞辯論之必要,爰 不經言詞辯論而為判決。 (二)因應交通部組織改造,「交通部公路總局」機關全銜於民國 112年9月15日更名為「交通部公路局」,被告為所屬機關, 名稱亦隨之更易,故被告名稱應為「交通部公路局臺中區監 理所」,原告誤繕為「交通部公路總局臺中區監理所」,於 此逕行更正,合先敘明。   二、事實概要:原告所有牌號KEC-5930號自用曳引車(子車為牌 號18-C6號自用半拖車;下稱系爭車輛),於112年12月14日 10時50分許,由訴外人陳昱荃裝載貨物行經高雄市燕巢區橫 山路時,經高雄市政府警察局岡山分局(下稱舉發機關)員 警認系爭車輛有「裝載砂石土方未依規定使用專用車廂(專 用車廂未合於規定)」之違規事實,填製掌電字第BCMA3141 0號舉發違反道路交通管理事件通知單(下稱舉發通知單) 當場舉發。被告續於113年2月22日,認原告「裝載砂石土方 未依規定使用專用車輛(未依規定使用專用車輛)」之違規 行為,應依道路交通管理處罰條例(下稱道交條例)第29條 之1第1項、違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則 第2條及其附件「違反道路交通管理事件統一裁罰基準表」 之規定處罰,而以原處分裁處原告罰鍰新臺幣(下同)60,0 00元。 三、兩造聲明及陳述 (一)原告主張:原告為領有甲級廢棄物清除許可證之業者,受訴 外人南茂科技股份有限公司臺南廠委託清運代碼D-0902之無 機性污泥,行駛於燕巢區橫山路時,為舉發機關員警攔停, 當下訴外人陳昱荃即向員警表示系爭車輛所載運者並非一般 砂石,而係無機性污泥,並提出三聯單佐證,惟員警仍判定 裝載之貨物為砂石,而製開舉發通知單,並說明若有不服可 向被告申訴,惟經申訴未果故提起本件行政訴訟等語。並聲 明:原處分撤銷。 (二)被告答辯:系爭車輛為一般大貨車,並非砂石專用車輛。而 登檢為砂石專用車之車輛,除公路監理機關於公路監理電腦 中註記為砂石專用車外,其行車執照及拖車使用證應加註貨 廂(內框或外框)長、寬、高及「砂石專用車」字樣。依交 通部100年7月13日交路字第1000041355號函之說明:「另查 本部前應相關單位所詢『污泥』是否適用條例第29條之1規定 事宜,前業已彙徵公路監理機關意見並於93年12月20日交路 字第0930065961號函示說明應屬條例第29條之1第1項之適用 範圍在案,爰現行裝載該等砂石、土方之車輛行駛道路,不 論其係屬自用或營業之目的,均應依規定使用專用車輛或車 廂,並非貴會所稱僅特別要求清除機構載運污泥時,方有上 開條文規定應使用專用車輛或專用車廂之適用。」復參以道 路交通安全規則、裝載砂石土方車輛使用專用車輛或專用車 廂規定及砂石專用車貨廂標示等規定,對於裝載砂石、土方 專用車輛之檢驗項目、標準及標示均有詳細規定,究其立法 目的,乃為建立砂石專用車制度及加強管理砂石車輛,避免 砂石車輛因超載、超重、砂石滲漏飛散等情致影響用路人行 車安全。而廢棄物清除機構或清理機構處理廢棄物汙泥,依 廢棄物清理法第9、28條、廢棄物清理法施行細則第9條及公 民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第21條等規定,廢棄 物、剩餘土石方清除機具應隨車持有載明廢棄物、剩餘土石 方產生源及處理地點之證明文件,且該機構之車輛應於設備 、機具、設施明顯處標示機構名稱、聯絡電話及許可證字號 ,乃基於保護環境衛生之目的,而訂有管理及流向追蹤之機 制。是道交條例與廢棄物清理法二者立法目的相異,所欲達 成之行政上目的亦有不同,尚難認符合其一規範,即可排除 另一法規之適用。綜上,舉發機關之舉發並無不當,被告依 據相關法令作成之原處分,於法應無違誤,原告主張請求撤 銷原處分無理由等語。並聲明:原告之訴駁回。 四、如事實概要欄所述之事實,除下列爭點外,其餘皆為兩造所 不爭執,並有環境部資源循環署事業廢棄物管制中心-事業 廢棄物委託共同處理管制遞送三聯單、貨物照片及外包裝照 片、系爭車輛外觀照片、經濟部商工登記公示資料、舉發通 知單、南投縣政府廢棄物清除許可證(證號:108南投縣廢 甲清字第0011號)、舉發機關113年1月4日高市警岡分交字 第11275609600號函、原處分與送達證書、拖車車籍查詢、 汽車車籍查詢、100年7月13日交路字第1000041355號函等件 (見本院卷第39、45-47、51、57、123、135、141-142、14 5-150頁)在卷可稽,堪認為真實。本件依原告主張及被告 答辯意旨以觀,兩造之爭點為:原告主張其所載送者為污泥 ,並非道交條例第29條之1第1項所定之「砂石、土方」,原 處分不得對其處罰,有無理由? 五、本院之判斷: (一)原告對「污泥」非屬道交條例第29條之1第1項所定之「砂石 、土方」乙節,有合理之信賴利益: 1、按行政行為應受法律及一般法律原則之拘束;行政行為,應 以誠實信用之方法為之,並應保護人民正當合理之信賴,行 政程序法第4條、第8條分別定有明定。其中行政程序法第8 條規定即所謂之「誠實信用原則」,倘行政機關之行為,已 經使人民產生合理之信賴,並循此而為相對應之作為,行政 機關事後再以相反之認定,對人民施以處罰,不僅有違誠實 信用原則,且扼殺將來自身行政行為之公信力。再行政機關 所發布之行政函令,倘僅在重申法令規定,可能僅為行政機 關之觀念通知,乃屬行政事實行為,亦有「誠實信用原則」 之適用。又基於行政一體原則,不同行政機關間對同一事實 所為之函釋,如有相左之見解,縱然其中有非該事務主管機 關之函釋,如行為人對此已產生合理之信賴,而為相對應之 行為,行政機關嗣後再以相異見解之函釋對合理信賴其行為 係合法之行為人處罰,顯有違反前揭信賴保護原則。 2、經查,被告認廢棄物之污泥亦有道交條例第29條之1第1項之 適用,係以交通部100年7月13日交路字第1000041355號函、 112年8月14日交路字第1110025264號函等為據(見本院卷第 171、173-174頁),稽以上開函釋內容,認「污泥或泥漿」 仍屬道交條例第29條之1第1項之適用範圍;交通部亦以上開 函釋為本,以113年8月12日交運字第1130013124號函覆本院 認「污泥」(D-09)仍有道交條例第29條之1第1項之適用, 僅在實務上因土木或建築物廢棄物混合物、營建混合物等營 建廢棄物,因執法人員難再區分有無砂石或土方成分,得不 適用道交條例第29條之1第1項,有上開函文在卷可參(見本 院卷第169-170頁)。惟觀以原告提出環境部資源循環署112 年9月4日環循處字第1126015121號函(見本院卷第17-19頁 ),就污泥(D-09)是否排除適用道交條例第29條之1規定 一案,說明:「……廢棄物與砂石、土方,其來源、性質、用 途、去化、管理機制等皆不相同,不宜僅以外觀相似而應使 用砂石專用車。」、「所詢污泥廢棄物非屬『砂石、土方』範 疇,且污泥之來源、性質、用途、去化、管理機制等皆與砂 石、土方不同,……。」;另行政院環境保護署(即環境部改 制前名稱)於112年6月8日以環署循字第1120025025號函( 見本院卷第21-23頁),針對「污泥」是否屬道交條例第29 條之1第1項所稱「砂石、土方」乙節,說明:「綜上,『污 泥』屬事業廢棄物,而非屬『砂石、土方』範疇,其清除應依 廢棄物清理法相關規定辦理……。」是依上開環境部函釋內文 觀之,污泥似非砂石、土方。從而,有關「污泥」是否屬道 交條例第29條之1第1項所定之「砂石、土方」乙情,交通部 與環境部函釋文義,已有完全相反之結論,雖交通部始為道 交條例之主管機關,然對於人民而言,兩者之函釋並無分軒 輊,原告既然提出上開環境部資源循環署與行政院環境保護 署函,顯見其係合理信賴上開函釋內容,認為自己為合法廢 棄物清除業者,以系爭車輛載送之事業廢棄物「污泥」,並 非砂石、土方,無須依道交條例第29條之1第1項使用專用車 輛運送,則被告認其行為違反上開法規規定,以原處分裁罰 ,參以前開說明,有違行政程序法第8條所定「誠實信用原 則」。 (二)本件對原告應遵守道交條例第29條之1第1項之規範,亦無期 待可能性: 1、按「違反行政法上義務之行為非出於故意或過失者,不予處 罰。」為行政罰法第7條第1項所明定。其立法理由謂:「現 代國家基於『有責任始有處罰』之原則,對於違反行政法上義 務之處罰,應以行為人主觀上有可非難性及可歸責性為前提 ,如行為人主觀上並非出於故意或過失情形,應無可非難性 及可歸責性,故第1項明定不予處罰。」是以,違反行政法 上義務之行為,乃行政罰之客觀構成要件;故意或過失則為 行政罰之主觀構成要件,兩者分別存在而應個別判斷,尚不 能以行為人有違反行政法上義務之行為,即推論出該行為係 出於故意或過失。另除對違法構成要件事實認識與意欲之故 意、過失之主觀責任態樣外,適用行為罰規定處罰違反行政 法上義務之人民時,除法律有特別規定外,應按行政罰法及 其相關法理所建構之構成要件該當性、違法性(含有無阻卻 違法事由)、有責性或可非難性(含有無阻卻責任事由)三 個階段分別檢驗,確認已具備無誤後,方得處罰。如同刑法 之適用,於行政罰領域內,行為人如欠缺期待可能性,亦可 構成「阻卻責任事由」。亦即雖認定行為人有故意或過失, 亦具備責任能力,惟仍容許有「阻卻責任事由」之存在,無 期待可能性即屬之,縱行政罰法或其他法律未明文,亦當容 許此種「超法定之阻卻責任事由」之存在(司法院釋字第68 5號解釋林錫堯大法官提出、許宗力大法官加入之協同意見 書參照)。又凡行政法律關係之相對人因行政法規、行政處 分或行政契約等公權力行為而負有公法上之作為或不作為義 務者,均須以有期待可能性為前提。是公權力行為課予人民 義務者,依客觀情勢並參酌義務人之特殊處境,在事實上或 法律上無法期待人民遵守時,上開行政法上義務即應受到限 制或歸於消滅,否則不啻強令人民於無法期待其遵守義務之 情況下,為其不得已違背義務之行為,背負行政上之處罰或 不利益,此即所謂行政法上之「期待可能性」(Zumutbarke it)原則,乃是人民對公眾事務負擔義務之界限(最高行政 法院106年度判字第585號判決意旨參照)。 2、本件被告對原告裁罰所依據之交通部函釋,及原告據以認定 其無須以專用車輛載送事業廢棄物污泥之環境部等函釋,彼 此相互扞格,業如前述,此情易造成一般駕駛人無所適從, 則原告信賴環境部之函釋而未以專用車廂運送污泥,揆諸上 開說明,難認有何過失,遑論故意,在責任層次上,亦無期 待可能性。原處分忽略上情,對原告課以原處分之裁罰,有 違上開原則,而非適法。 (三)綜上所述,本件原告對「污泥」非屬道交條例第29條之1第1 項所定之「砂石、土方」乙節,有合理之信賴利益,復無遵 法之期待可能性,原處分之處罰即有違誤,原告請求撤銷原 處分,為有理由,應予准許。 六、本件事證已臻明確,兩造其餘攻擊防禦方法及舉證,經審酌 後認與判決結果不生影響,爰不一一論述。     七、結論:原告之訴有理由。本件第一審訴訟費用額為300元, 依行政訴訟法第98條第1項前段、第237條之8第1項由敗訴之 被告負擔。因該訴訟費用前已由原告預為繳納,被告應給付 原告該300元,爰確定第一審訴訟費用額如主文第2項所示。 中  華  民  國  114  年  1   月  14  日 法 官 張佳燉 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於送達後20 日以內,經本院地方行政訴訟庭 向本院高等行政訴訟庭提出上訴狀,其未表明上訴理由者,應於 提出上訴後20日內向本院行政訴訟庭補提理由書(均須按他造人 數附繕本);未表明上訴理由者,逕以裁定駁回。 中  華  民  國  114  年  1   月  14  日 書記官 周俐君

2025-01-14

TCTA-113-交-232-20250114-1

臺北高等行政法院 地方庭

交通裁決

臺北高等行政法院判決 地方行政訴訟庭第三庭 113年度交字第639號 原 告 晏旭有限公司 代 表 人 湯威晏 被 告 新北市政府交通事件裁決處 代 表 人 李忠台 送達代收人 張雅婷 訴訟代理人 黃曉妍律師 上列當事人間交通裁決事件,原告不服被告民國113年3月22日新 北裁催字第48-CV347716J、48-ZFB296394號裁決,提起行政訴訟 ,本院判決如下: 主 文 一、原處分撤銷。 二、訴訟費用新臺幣300元由被告負擔。 三、被告應給付原告新臺幣300元。 事實及理由 壹、程序方面:本件係因原告不服違反道路交通管理事件裁決提 起行政訴訟,依行政訴訟法第237條之1第1項第1款規定,應 適用交通裁決事件訴訟程序,再據兩造所述各節及卷內資料 足認事證已臻明確,無經言詞辯論之必要,爰依同法第237 條之7規定,不經言詞辯論,逕為判決。 貳、實體方面: 一、事實概要:訴外人凃又瑜駕駛登記原告所有車牌號碼000-00 00號自用小客車(下稱系爭車輛),分別於民國112年11月0 8日03時28分及112年11月11日4時50分許,先後行經新北市 新莊區壽山路(北118線0K至1.2K,往新莊方向)及國道3號南 向74.1公里時,因有「行車速度超過規定之最高時速40公里 (處車主)(採區間平均速率)」、「行車速度超過規定之最 高時速40公里(處車主)」之違規行為,經新北市政府警察 局新莊分局以「區間測速偵測照相設備」科學儀器採證後認 定違規屬實及經内政部警政署國道公路警察局第六公路警察 大隊以非固定式雷達測速照相儀照相採證後認定違規屬實, 於112年11月29日、112年11月24日依道路交通管理處罰條例 (下稱處罰條例)第43條第4項規定,分別填製新北市警交 大字第CV347716J號及國道警交字第ZFB296394號舉發違反道 路交通管理事件通知單(下稱舉發通知單)逕行舉發。被告 嗣於113年2月26日依原告之申請及查證結果,製開新北裁催 字第48-CV347716J、48-ZFB296394號違反道路交通管理事件 裁決書,分別裁「吊扣汽車牌照6個月」並諭知易處處分, 裁決書均於製開當日合法送達原告。原告仍不服,遂提起本 件行政訴訟。嗣被告於訴訟審理中刪除上開裁決書處罰主文 欄關於易處處分部分,並依相同違規事實於113年3月22日重 新製開裁決書寄送原告(本院卷第145、147頁,下稱原處分 )。 二、原告主張: ㈠原告之系爭車輛係對不特定第三人出租收益使用,而本案違 反處罰條例之行為亦係承租人所為,原告業已盡其事先告知 勸阻,以及設置相關規範措施避免違規發生,原告於出租契 約上皆已明載切勿違反交通規則等語並提醒承租人。又系爭 車輛為特斯拉電動車,可以設定行車最高速限,原告為免承 租人超速使用,亦將行車最高速限限制於每小時130公里, 並以設置密碼鎖定,承租人發現汽車遭限速後,曾向原告客 服反應,遭客服人員委婉拒絕。豈料,承租人遭原告客服人 員拒絕後,自行推測出該解除速限之密碼即該車車牌阿拉伯 數字四碼,因而自行解除速限導致本案超速違規情形發生, 然此為原告所無法事前知悉或預防之情況,難謂原告未盡防 範措施及勸導。行政罰法之處罰前提要件,受罰之人仍應有 故意或過失責任為前提,誠如上開所述,原告業已於事前以 書面口頭勸戒,並以實際行動設置密碼限速措施,原告已盡 其所能避免違法事件發生,雖結果仍然發生,但理應不可苛 責於原告,否則無異於違背行政罰法之原則等語。 ㈡並聲明:原處分撤銷。 三、被告答辯: ㈠原告係系爭車輛之出租及所有人,其對於所出租車輛之使用 方式、用途、供何人使用等,均可事先加以篩選控制,具擔 保其使用者應具備法定資格及駕駛行為合於交通管理規範之 義務,否則無異縱容汽車出租人一方面經由出租汽車獲取利 益,另一方面藉由一紙汽車租賃契約書之抽象文字事先記載 概括的免責約定,放任其所有之汽車供承租人恣意使用,徒 增道路交通風險,卻可免除處罰條例第43條第4項規定之適 用,倘出租人得僅以上開約定内容,作為已善盡管理注意義 務之證明,而不負法律責任,進而免除受吊扣汽車牌照處分 ,則違規駕駛人概得以租賃方式取得車輛使用權,發生違規 時,車輛所有人又不必受吊扣牌照處分之不利益,此相對於 需盡具體選任、監督責任之租賃車輛業者之汽車所有人而言 ,顯非公平。原告除提出租賃契約之契約上事先概括免責之 約定外,更應舉證證明其對控制駕駛人使用系爭車輛之情形 有何具體監督、管理之舉措,並證明其監督並未疏懈,或縱 加相當之監督而仍不免發生達規,始能免其責任等語。 ㈡並聲明:駁回原告之訴。 四、本院之判斷: ㈠按處罰條例第43條第1項第2款規定:「汽車駕駛人駕駛汽車 有下列情形之一者,處新臺幣六千元以上二萬四千元以下罰 鍰,並當場禁止其駕駛:…二、行車速度,超過規定之最高 時速四十公里。」;同法第43條第4項:「汽車駕駛人有第 一項或前項行為者,並吊扣該汽車牌照六個月;經受吊扣牌 照之汽車再次提供為違反第一項第一款、第三款、第四款或 前項行為者,沒入該汽車。」。且依上開條文之法條文義、 體系解釋及立法目的以觀,如駕駛人駕駛汽車(包括機車) 而有前開違規行為,除駕駛人應受罰鍰之裁罰外,汽車所有 人並應受吊扣汽車牌照6個月之處分,亦即立法者有意藉此 雙重保險方式,督促汽車所有人勿輕易提供汽車予可能危險 駕駛之人,藉以遏止嚴重違規,確保公眾生命、身體、財產 之安全。惟按違反行政法上義務之行為非出於故意或過失者 ,不予處罰,亦為行政罰法第7條第1項所明定,而前開吊扣 汽車牌照之處罰固係以汽車所有人為受罰主體,然在汽車所 有人並非違規駕駛人之情形中,自仍應以汽車所有人對於提 供汽車予違規駕駛人使用一節存有故意或過失為成立要件。 ㈡查原告自113年11月6日22時起至113年11月14日止,將系爭車 輛出租予訴外人凃又瑜。嗣因凃又瑜駕駛系爭車輛於上開時 、地,如上所述有「行車速度超過規定之最高時速40公里( 處車主)(採區間平均速率)」、「行車速度超過規定之最高 時速40公里(處車主)」之違規行為,經員警以原告為系爭 車輛所有人,依違反處罰條例第43條第4項規定逕行舉發, 被告遂以原處分分別裁處吊扣系爭車輛牌照6個月等情,有 閒置車輛租借合約書(下稱租借合約書,本院卷第17-43頁) 、舉發通知單(本院卷第73、77頁)、原處分(本院卷第145-1 47頁)在卷可證。是本件經員警逕行舉發違規時,系爭車輛 為承租人凃又瑜承租占有使用中,堪予認定。 ㈢被告對原告所為原處分,係以處罰條例第43條第4項規定為其 處罰依據,然依前開說明,其處罰之成立自應以汽車所有人 就該違規事實之發生有故意或過失之歸責事由始足當之。按 租賃之性質係以物租予他方使用、收益,他方支付租金之契 約,則租賃物交付他方使用後,係處於承租人之占有中,出 租人已難對租賃物為風險上控管,原告以系爭車輛對不特定 大眾提供租借車輛服務,就承租人駕駛資格及能力之監督, 充其量僅能課以就承租人本身之駕駛資格為注意或告知承租 人須就汽車管理上應注意駕駛人是否成年,並領有監理機關 核發之合格駕駛執照等一般性注意,然對於車輛交付後,承 租人是否交由他人駕駛等,或駕駛人進行駕駛作為時所面對 各種具體或偶發狀況,有無因故意或過失而違規之風險,難 課予預見及防止之義務。  ㈣觀諸上開租借合約書之承租遵守事項(五)記載略以:「乙方 承諾使用租借車輛時遵守下列行為,乙方若有本項約定,甲 方立即終止租賃契約,並即時收回車輛,如另有損害並得向 乙方請求賠償:9.乙方駕駛租借車輛之行車速度,不得超過 規定之最高時速40公里以上。…14.乙方不得以租借車輛為任 何違反中華民國法令或其他違法目的之使用。」;及其它條 款第2條:「凡行車速度超過規定之最高、時速40公里以上 競速飆車及在道路蛇行得罰款30,000元至90,000元整,並得 吊扣車牌6個月,上述違規行為除罰單金額由承租人負擔外 ,另就車牌吊扣致本公司營業損失部分,亦由承租人負擔。 」等語,此有租借合約書影本1份可稽(本院卷第29、31頁 ),足認原告於出租系爭車輛時,就系爭車輛應合法使用已 盡相當之告知義務,且原告就承租人之能力、資格應已盡相 當之注意。又系爭車輛有設定行駛速度之限制,訴外人要求 原告解除訴限之設定,被告並未同意等情,業經原告提出對 話記錄翻拍畫面1份為證(本院卷第161頁),亦堪認原告對 於訴外人駕駛系爭車輛之行駛速度,已盡所有權人之監督義 務,至於原告將系爭車輛交付訴外人在外駕車時,就系爭車 輛之實際駕駛速度如何,以及行駛速限之設定是否會遭訴外 人自行解除設定等情,著實難以預防或監督,除別有事證外 ,尚難遽認原告有何故意或過失之可歸責原因,故本件依原 告所提上開事證已堪認足可推翻處罰條例第85條第3項之過 失推定責任。衡以承租人於租賃期間因交通違規所生之租賃 汽車處罰案件,於租賃業者併受處罰時,該汽車租賃業者如 能舉證證明對於承租人之駕駛資格已善盡監督義務,且關於 不得違反交通法規已進行必要之告誡,即應認已有相當之反 證,而不能認為有過失。如若不然,對於此種經營汽車租賃 業之特殊處境,仍令其舉證證明尚應為「其他必要積極」之 監督、管控作為,實欠缺期待可能性,此無異於令汽車租賃 業者承擔無過失責任,似非適當。 ㈤此外,本件並無其他積極事證可資認定原告就實際駕駛人前 開違規事實有何故意或過失情事,被告亦未能舉出原告就訴 外人前開之違規事實有故意或過失責任之事證,則本件尚不 得僅因系爭車輛為原告所有,即將吊扣汽車牌照之不利結果 ,概逕命汽車所有人即原告承擔,從而,本件既無從認定原 告就實際駕駛人上開違規事實有何故意或過失之情事,被告 即無從遽依處罰條例第43條第4項規定,對原告以原處分作 成吊扣汽車牌照之裁罰。綜上所述,本件實難認原告就系爭 車輛之承租人之違規事由之發生,有何故意或過失之可歸責 原因。原處分遽予裁罰,即有未洽,原告訴請撤銷,為有理 由,應予准許。 五、本件事證已臻明確,兩造其餘主張及陳述,經核於判決結果 不生影響,爰不逐一論列,附此敘明。 六、本件第一審裁判費為300 元,依行政訴訟法第98條第1 項規 定,由敗訴之被告負擔。復因原告前已預納第一審裁判費30 0 元,是被告應給付原告訴訟費用300 元,爰依行政訴訟法 第104 條規定準用民事訴訟法第93條規定,確定第一審訴訟 費用額如主文第2、3項所示 七、訴訟費用負擔之依據:行政訴訟法第98條第1項前段、第237 條之8第1項。 中  華  民  國  114  年  1   月  7   日                法 官 陳宣每 一、上為正本係照原本作成。 二、如不服本判決,應於送達後20日內,以原判決違背法令為理 由,向本院地方行政訴訟庭提出上訴狀並表明上訴理由(原 判決所違背之法令及其具體內容,以及依訴訟資料合於該違 背法令之具體事實),其未表明上訴理由者,應於提出上訴 後20日內補提理由書;如於本判決宣示或公告後送達前提起 上訴者,應於判決送達後20日內補提上訴理由書(均須按他 造人數附繕本)。 三、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者, 逕以裁定駁回。 中  華  民  國  114  年  1   月  7   日                書記官 洪啟瑞 訴訟費用計算書 項    目       金 額(新臺幣)  備 註 第一審裁判費        300元 合 計        300元

2025-01-07

TPTA-113-交-639-20250107-1

巡交
臺北高等行政法院 地方庭

交通裁決

臺北高等行政法院判決 地方行政訴訟庭第二庭 113年度巡交字第125號 原 告 立誠物流有限公司 代 表 人 謝文瑞 訴訟代理人 葉韋呈 被 告 桃園市政府交通事件裁決處 設桃園市○○區○○路00號7、8樓 代 表 人 張丞邦 住同上 訴訟代理人 周岳律師 上列當事人間交通裁決事件,原告不服被告民國113年5月3日桃 交裁罰字第58-BC0A90011號裁決,提起行政訴訟,本院判決如下 : 主 文 一、原處分撤銷。 二、訴訟費用新臺幣300元由被告負擔。被告應給付原告新臺幣3 00元。 事實及理由 壹、程序事項: 一、本件屬交通裁決事件,爰依行政訴訟法第237條之7規定,不 經言詞辯論,逕為判決。 二、被告代表人原為林文閔,嗣於訴訟進行中變更為張丞邦,被 告已具狀聲明承受訴訟,有聲明承受訴訟狀(本院卷第47頁) 在卷可稽,核無不合,應予准許。  貳、實體部分 一、事實概要:   訴外人王威逸(下稱王威逸)駕駛原告所有車牌號碼000-0000 號營業小貨車(下稱系爭車輛),於民國l12年l1月l0日晚間7 時28分許,行經高雄市岡山區嘉新西路橋東往西方向,因有 「汽機車駕駛人酒精濃度超過規定標準(0.25-0.4(未含)」 致原告有「汽機車駕駛人有第35條第1項第1款之情形」之違 規行為,為高雄市政府警察局岡山分局(下稱舉發機關)員警 當場舉發並填製第BC0A900l0號及第BC0A900ll號(下稱BC0A9 00ll號舉發單為系爭舉發單)舉發違反道路交通管理事件通 知單,被告乃依道路交通管理處罰條例(下稱道交條例)第35 條第9項規定,以l12年l1月28日桃交裁罰字第58-BC0A900ll 號裁決(下稱原處分)裁處原告吊扣汽車牌照24個月。原告不 服,提起本件行政訴訟。經重新審查,原處分罰主文二尚未 生易處處分效力,被告另於113年5月3日掣開原處分裁處原 告「吊扣汽車牌照24個月(已於l12年l1月l0日執行)」,另 行寄予原告。 二、原告主張:   系爭車輛係遭原告車輛維修保養廠員工因保養廠車輛過多,擅自開回原告公司停車場停放,此為修配廠員工個人行為,原告無從監督。並聲明:原處分撤銷。 三、被告則以:   原告基於汽車所有人之地位,應舉證證明其對控制駕駛人使用系爭車輛之情形有何具體監督、管理之舉措,並證明其監督並未疏懈,或縱加相當之監督而仍不免發生違規,始能免其責任。參照其交通違規案件陳述書,本件原告於車輛維修完畢後未至保養廠移置車輛,且同意保養廠人員將車輛移置路邊,致王威逸得隨意駕駛系爭車輛,顯見其對車子的使用疏於監督管理,應難謂已善盡管理責任。並聲明:駁回原告之訴。 四、本院之判斷:   ㈠應適用之法令    ⒈道交條例第35條第1項第1款、第9項:「(第1項)汽機 車駕駛人,駕駛汽機車經測試檢定有下列情形之一,… 汽車駕駛人處新臺幣3萬元以上12萬元以下罰鍰,並均 當場移置保管該汽機車及吊扣其駕駛執照一年至二年; …:一、酒精濃度超過規定標準。…(第9項)汽機車駕 駛人有第一項、第三項至第五項之情形之一,吊扣該汽 機車牌照二年…。」    ⒉道路交通安全規則(下稱道安規則)第114條第1項第2款: 「汽車駕駛人有下列情形之一者,不得駕車:…二、飲 用酒類或其他類似物後其吐氣所含酒精濃度達每公升零 點一五毫克或血液中酒精濃度達百分之零點零三以上。 」   ㈡經查,王威逸於112年11月10日晚間7時28分許,駕駛系爭 車輛,行經高雄市岡山區嘉新西路橋東往西方向,因警執 行路檢勤務而為警攔查,測得其吐氣所含酒精濃度為每公 升0.26毫克,經員警開立系爭舉發單舉發王威逸有違反道 交條例第35條第1項第1款規定之違規行為,並將王威逸所 涉公共危險案件移送偵辦,經臺灣橋頭地方檢察署檢察官 以112年度速偵字第1797號緩起訴處分確定,此為王威逸 所不爭執,有該緩起訴處分書可稽(臺灣橋頭地方檢察署1 12年度速偵字第1797號卷,下稱偵字卷,第53-54頁),此 部分事實,已堪認定。   ㈢然道交條例第35條第9項仍應以受處罰人有故意或過失為前提。經查:    ⒈按吊扣汽機車牌照究屬違反行政義務之處罰,依行政罰 法第7條第1項規定,仍以出於故意或過失為前提,惟依 行為時道交條例第85條第4項之特別規定,係採推定過 失之規定,汽機車所有人仍得藉由舉證推翻其過失之推 定而免罰,惟對於汽機車所有人所舉證據方法,仍應綜 合考量汽機車所有人與駕駛人間之關係,並使客觀、理 性之一般人認為所有人所採作為確實能對駕駛人產生相 當督促約束之效果始足當之;另如依客觀情勢及汽機車 所有人之特殊處境,在事實上或法律上均無法期待對駕 駛人盡其監督之注意責任,而欠缺期待可能性時,固得 例外不予處罰,否則仍應負擔其前揭推定過失之責。    ⒉查立誠物流有限公司雖為系爭車輛所有人,然對於王威 逸前開時、地酒後駕駛系爭車輛之行為,難認有監督之 可能:     ⑴王威逸係汽車保養廠之受僱人,並非原告公司之員工 ,原告僅為保養廠之客戶,且原告並未指示保養廠或 王威逸將系爭車輛駕駛於道路上等情,有王威逸之舉 發機關調查筆錄(本院卷第137頁;偵字卷第13頁)、 臺灣橋頭地方檢察署訊問筆錄(本院卷第139頁;偵字 卷第39頁)、王威逸之切結書(本院卷第21頁)在卷可 參,且被告亦不爭執(本院卷第162頁),勘信屬實。     ⑵依上開事實,原告係將公司車輛委由興發汽車保養廠 維修,是原告與王威逸間之關係,實難認與一般公司 車輛而其所屬員工駕駛車輛之營業模式相提並論,尚 難逕認原告與王威逸間具有從屬、控制之僱傭關係, 而得對其有選任、指揮、監督、管理之權,況且王威 逸上述酒後駕駛系爭車輛之行為,實非原告將系爭車 輛交給保養廠,僅請求修配廠先行將系爭車輛移去旁 邊的空地,並無同意其將系爭車輛駕駛上路,原告對 於王威逸本件之違規行為難認有何故意或過失,被告 遽以原處分對原告裁處,自有違誤,應予撤銷。   ㈣本件判決基礎已臻明確,兩造其餘攻擊防禦方法及訴訟資 料,經本院審核後,或與本案爭點無涉,或對於本件判決 結果不生影響,爰毋庸一一再加論述,爰併敘明。 五、結論:原處分認事用法既有上開違誤,原告訴請撤銷即屬有 據,應予准許。本件第一審訴訟費用300元,應由敗訴之被 告負擔,爰判決如主文第2項所示。 中  華  民  國  113  年  12  月  31  日 法 官 林敬超 一、上為正本係照原本作成。 二、如不服本判決,應於送達後20日內,以原判決違背法令為理 由,向本院地方行政訴訟庭提出上訴狀並表明上訴理由(原 判決所違背之法令及其具體內容,以及依訴訟資料合於該違 背法令之具體事實),其未表明上訴理由者,應於提出上訴 後20日內補提理由書;如於本判決宣示或公告後送達前提起 上訴者,應於判決送達後20日內補提上訴理由書(均須按他 造人數附繕本)。 三、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者, 逕以裁定駁回。 中  華  民  國  113  年  12  月  31  日         書記官 陳玟卉

2024-12-31

TPTA-113-巡交-125-20241231-1

臺北高等行政法院 地方庭

申報公職人員財產

臺北高等行政法院判決 地方行政訴訟庭第三庭 112年度簡字第352號 113年12月10日辯論終結 原 告 陳世寶 訴訟代理人 黃章峻律師(於言詞辯論終結前解除委任) 被 告 法務部 代 表 人 鄭銘謙 訴訟代理人 李珮琳 劉晉良 吳真甄(兼上二人送達代收人) 上列當事人間申報公職人員財產事件,原告不服行政院中華民國 112年9月20日院臺訴字第1125018598號訴願決定,提起行政訴訟 ,本院判決如下: 主 文 一、原告之訴駁回。 二、訴訟費用由原告負擔。 事實及理由 壹、程序事項: 一、本件係因原告不服行政機關所為新臺幣(下同)50萬元以下 罰鍰處分(本件罰鍰金額44萬元),依行政訴訟法第229條 第2項第2款之規定,應適用同法第2編第2章之簡易訴訟程序 。 二、本件原告起訴後,被告之代表人於民國113年5月20日起由蔡 清祥變更為鄭銘謙,茲據被告新任代表人於113年8月2日( 本院收文日)具狀聲明承受訴訟(見本院卷第63頁),核無 不合,應予准許。 貳、實體方面: 一、爭訟概要:      緣原告於108年間係南投縣政府警察局副局長,為公職人員 財產申報法第2條第1項第5款所定應申報財產之人員,其於1 08年10月8日辦理就(到)職財產申報時,漏報其保險1筆, 漏報配偶土地1筆、存款4筆、保險3筆,短報配偶存款1筆、 貸款1筆,溢報配偶存款1筆(各筆財產細目及金額均詳如附 表所示),申報不實金額總計21,735,105元,被告審認其係 故意申報不實,乃依公職人員財產申報法第12條第3項規定 及公職人員財產申報案件處罰鍰額度基準〈下稱罰鍰額度基 準〉第4點(漏繕)等規定,以112年5月19日法授廉財申罰字 第11205002100號法務部公職人員財產申報案件罰鍰處分書 (下稱原處分)處原告罰鍰440,000元。原告不服,提起訴 願,經行政院以112年9月20日院臺訴字第1125018598號訴願 決定書(下稱訴願決定)予以駁回,原告遂向本院提起本件 行政訴訟。 二、原告起訴主張及聲明: (一)主張要旨:   1、原告並無公職人員財產申報法第12條第3項之「故意」申 報不實及其他主觀上可歸責之事實:   ⑴按違反行政法上義務之行為非出於故意或過失者,不予處 罰,行政罰法第7條第1項定有明文。經查:    ①原告於l08年度派任南投縣警察局副局長而須辦理到職財 產申報時,即已告知配偶須配合法令申報自己及配偶之 財產,然因從事警職長年在外,原與配偶間感情已非甚 篤,加上派任南投縣警察局副局長擔任重任後,無法有 較多時間陪伴配偶、小孩,致配偶有所不滿,而致2人 感情不睦,竟遭配偶拒絕,幾經勸說、溝通及爭吵,告 知公務員有申報之義務,配偶始同意於l08年l0月5日授 權由權責機關查核該年度財產之狀況,原告仍希望配偶 可以提供本件到職財產申報日(l08年l0月8日)之最新 財產資料以供核對,然配偶表示既然已經同意授權國家 查核其財產,其隱私權已受到不小干預,自認為其所提 供之資料已足(殊不知配偶實際上只是提供部分舊財產 資料對原告敷衍了事),何況其已授權國家查核,自可 事後去查核核對,原告認為配偶既然已退讓授權,只好 信賴配偶所提供之資料已足夠且能充分反應l08年l0月8 日財產申報日時之完整財產狀況,此節有配偶出具之聲 明書可參。    ②參以原告及配偶歷年之綜合所得稅申報,配偶因不願意 讓原告知道其財產狀況,向來都是由配偶做為家戶之申 報義務人而為申報,以及透過本次被告之查核,顯然可 知配偶之財產相較於原告及一般人而言,財產狀況甚為 良好,其慮及彼此間感情不睦,自有充分動機不願意讓 原告知道其財產狀況。    ③何況被告依如附表「行為標的欄」所示之配偶或原告之 財產或債務等資料作為認定原告申報不實之標的,均可 透過向有關機關發文函詢而可查知,且因公務人員申報 又並非如稅務行政般具有大量行政,基於稅捐稽徵經濟 之考量,如均依賴稅務機關函詢恐有成本過高之問題, 上開資料均屬透過函詢可一望即知之資料,對被告而言 並非困難。    ④基上所述,原告認為依當時可以做的努力都做了,也信 賴配偶所提供之資料足夠且可反應l08年l0月8日申報日 時之完整財產狀況,已善盡可能之查證義務,自難認有 所謂不實申報之故意。   ⑵又行政法院實務向來援引最高行政法院92年判字第1813號 判決意旨作為闡釋故意之依據,其中意旨略以:「公職人 員財產申報法課特定範圍之公職人員申報其財產之義務, 是該特定範圍之公職人員於申報財產時即負有檢查其財產 內容,據實申報義務。該法第十一條第一項所稱故意申報 不實,自應包含曾知悉有該財產,如稍加檢查,即可確知 是否仍享有該財產,而怠於檢查,未盡檢查義務致漏未申 報情形。其委由他人辦理,亦同,均難謂非故意申報不實 。否則負申報義務之公職人員,不盡檢查義務,隨意申報 ,均得諉為疏失,或所委代辦者之疏失而免罰,則公職人 員財產申報法之規定將形同具文」作為依據,然而細查上 開判決事實之法律時空背景,斯時公職人員財產申報法第 ll條係規定「公職人員明知應依規定申報,無正當理由不 為申報,處6萬元以上30萬元以下罰鍰。其故意申報不實 者,亦同。」,而修正後之公職人員財產申報法第12條第 1項、第3項則係將上開修正前公職人員財產申報法第ll條 關於故意申報不實之規定拆分為2部分,第1項部分在規定 故意隱匿申報不實,第3項在規定雖是故意申報不實但無 積極隱匿之情形。從而上開判決意旨在闡釋包括2種申報 不實之故意概念,在本案並無隱匿之情形下,能否直接援 引實有疑問。所以,在無積極隱匿行為情形下,關於是否 有構成要件故意或過失之界線不應模糊,而應從嚴解釋本 條之故意內涵。在本件情形,原告如同前述關於附表所示 之財產資料一來是信賴配偶提供之資料已完足;二來是因 為原告以為此等資料經原告及配偶均有授權國家機關查核 ,自無所謂故意。   ⑶訴願決定書理由四部分,僅以原告非首次申報,有關土地 、存款、債務及保險之查詢,僅須向地政機關、金融機關 及保險機關查詢即可得知、確認,尚非難事云云,殊不知 上開查詢仍須由原告為之,原告實無法代配偶為查詢;另 以原告申報配偶之存款、保險及債務,申報內容及餘額皆 與前一年度(l07)相同而認原告有間接故意存在云云; 惟上開內容,既為配偶提供,而l07年度之申報資料早已 提出(已忘記是否授權或書面申報,但不論如何,原 告 未留存底),且時間也尚未超過1年(很多保險、定存單 均是以1年為期),原告又如何預見申報財產內容與實際 狀況不符,自難以此推認原告具有間接故意。    ⑷綜上,被告所為原處分並未舉證原告主觀上有何可歸責之 事由,自有違誤。   2、原告就配偶財產狀況所負之據實申報義務,欠缺「期待可 能性」,不具主觀責任條件:   ⑴就義務人申報不實違章行為之處罰,除以其就未據實申報 義務之發生,具有故意外,尚以其就據實申報義務之履行 ,具備「期待可能性」為要件(參照最高行政法院102年 度判字第611號判決)。若原告配偶證詞既已證明原告與 配偶感情不睦、配偶拒絕提供個人財產資料讓原告申報等 情,縱原告因前年度申報財產,已知悉配偶財產項目、預 見金額可能變動,而知悉其申報內容與客觀事實可能不符 ,具有申報不實之間接故意,惟原告在個人資料保護法第 20條第1項、第29條第1項、第47條第3款等規定(現行個人 資料保護法制)下,實無從在配偶明確拒絕之情況下,片 面從相關機構取得配偶財產資料,就據實申報義務之遵守 ,不具期待可能性(參照本院110年度簡上字第60號判決 )。 ⑵原告本次係到職申報(108年7月22日到職,依規定應於到職 日起3個月內辦理財產申報,爰於108年10月8日申報),雖 有同意授權,但申報時間點不在授權可提供資料範圍,僅 有倚賴配偶告知財產狀況一途。原告本件申報財產前,已 請配偶查詢最新財產狀況,以利原告進行申報,但經配偶 表示其無義務如此勞費去取得其他資料,原告僅能執前年 度財產狀況,勸說配偶確認是否正確,經配偶表示閱覽確 認後無誤,原告始信賴該內容而據此申報,就未據實申報 之情形,無法預見,亦不願其發生,欠缺故意,就據實申 報配偶財產之義務,欠缺期待可能性,又配偶經原告勸說 後已確認財產狀況,非執意拒絕告知財產狀況到底,原告 已萬分感謝,豈會無端質疑告知內容真實性,進而在申報 備註欄自揭家中隱情?被告以原告未在備註欄載明夫妻狀 況,推論原告所述不實,實與經驗法則不符;再者,原告 於本件申報財產時,就自身財產申報部分,除因疏忽致遺 漏了一般人最易遺忘的保單外,均已落實查證並據實申報 財產項目及金額,顯見原告在處理申報財產事宜時,確係 本於據實申報之心,未存有容任不實申報之意,就配偶財 產申報部分,雖發生漏短溢報情形,惟與原告本意相違, 且無法期待原告詳實申報。   3、原處分關於處罰之裁量疑有裁量怠惰之違法,亦違反罪責 相當及比例原則:   ⑴按裁處罰鍰,應審酌違反行政法上義務行為應受責難程度 、所生影響及因違反行政法上義務所得之利益,並得考量 受處罰者之資力,行政罰法第18條第1項定有明文。復違 反本法(公職人員財產申報法)第12條第3項故意申報不 實或第13條第1項故意未予信託之規定者,罰鍰基準如下 :1.故意申報不實或未予信託價額在300萬元以下,或價 額不明者:6萬元;2.故意申報不實或未予信託價額逾300 萬元者,每增加l00萬元,提高罰鍰金額2萬元,增加價額 不足l00萬元者,以l00萬元論;3.故意申報不實或未予信 託價額在6,000萬元以上者,處最高罰鍰金額120萬元,為 罰鍰額度基準第4點所明訂。另行政裁量決定之要求,在 裁量決定過程必須符合法規授權之目的,若不注意此要求 ,則可能構成裁量濫用,另裁量決定結果必須維持法規範 圍內,若不注意此要求,則可能構成裁量逾越,均屬裁量 錯誤,為司法審查之範圍(最高行政法院94年度判字第18 00號判決同此見解)。經查:原處分就附表編號1至7之資 料均認為是不實申報之範圍;並逕以附表所示之金額加總 後依罰額度基準第4點第1項處罰原告44萬元,自有混淆「 財產」與「債務」性質之疑慮。蓋縱認為附表編號5漏報 配偶l,500萬元債務足以影響判斷原告整體財產狀況而有 可處罰之處,然而此僅為構成要件層次之問題,在處罰效 果上,仍應考慮具體行為態樣及不實申報之標的性質綜合 判斷後而為合理裁量,始為適法。又觀諸公職人員財產申 報法第2條:「下列人員應依本法申報『財產』…」及同法第 12條第3項「申報不實」等規定綜合以觀,雖短報債務最 終會影響到原告及配偶「整體財產全貌」之判斷,而有立 法者所認為之可罰之處,但短報債務(負財產)之處罰應 該在並未有等額漏報財產(正財產)之情形始具有可罰性 ,因如有漏報財產(正財產),固將導致申報總財產減少 ,此時會影響其整體財產全貌,造成總財產的不正確性, 然而,若有同額的短報債務(負財產)漏未申報,從整體 財產全貌觀之,總財產並無發生不實的結果。簡而言之, 漏報l00元的債權,同時漏報l00元的債務,經過計算、結 算的結果,對於總財產數額之正確性而言,並不生影響, 故處罰之判斷上自應以「漏報(短報)正財產及漏報(短 報)負財產、溢報財產(虛增正財產)」結算後之差額作 為處罰基礎,此部分才能顯示申報人漏報之實益及申報不 實之故意,而具有真正之可罰性,以此為基礎,始可謂就 個案情形而為合理之裁量而無裁量怠惰之違法。他方面言 之,因為就該差額為0的錯誤申報,例如漏報l00元的債權 ,同時漏報l00元的債務,對於總財產而言,差額即為是0 ,對於申報人而言,因為申報人並沒有積極隱匿他的總財 產,故充其量僅有過失,尚不具有申報不實的故意。故依 附表編號l、2、4、6、7所示之短報財產(正財產)之總 合為6,040,573元(計算式:2,883,915+230,508+658,353 +242,308+2,025,489=6,040,573),與附表編號3所示溢 報財產,加上附表編號5所示短報財產之總合為l5,694,53 2元(計算式:15,000,000+694,532=15,694,532),即應 以上開2者差額短報財產(負財產)9,653,959元(計算式 :15,694,532-6,040,573=9,653,959)作為處罰認定之基 礎,非21,735,105元,故本件有以上的裁量怠惰之違法。 且退步言之,如法院仍認被告並無裁量怠惰之違法,亦僅 能在上開差額即9,653,959元範圍,認定原告具有申報不 實之故意。   ⑵按漏報或溢報財產係減少或增加財產總額,漏報或溢報債 務係增加或減少財產總額,固均肇致財產申報不實之結果 ,但就其違反行政法上義務行為應受責難程度、所生影響 及因違反行政法上義務所得之利益而言,顯然有所差異 。其中漏報財產係減少財產總額,且疑有藏匿財產之嫌, 情節最為嚴重;溢報債務亦係減少財產總額,但無藏匿財 產問題,情節較不嚴重;溢報財產及漏報債務則屬虛增財 產總額,惟影響相對較小,亦難認申報人得因此獲有何利 益可言(參照本院108年度訴字第221號判決意旨),又於 漏報債務情形,僅會發生虛增財產總額效果,影響較輕微 ,且無法因此獲利,與漏報財產情形,顯不能等量齊觀, 但法務部未區分漏報財產與漏報債務情形,即將之視為相 同情節,於累加計算總額後,逕依罰鍰額度基準第4點各 款規定核算罰鍰額,即屬未依罰鍰額度基準第6點規定併 與審酌違規應受責難程度、所生影響、所獲利益之情形。 在漏報債務金額占總額比例較高情形,更應依罰鍰額度基 準第6點規定審酌,認違規情形顯較輕微,予以減輕裁罰 金額,以避免責罰不相當及個案過苛,否則,即有裁量怠 惰而違反責罰相當及比例原則情形(參照本院112年度訴 字第506號判決、106年度訴字第317號判決、108年度訴字 第221號判決、最高行政法院108年度上字第879號判決) 。查,本件原告有如附表編號1至7所示之漏報及短報財產 、溢報債務及漏報債務等情形,情節互有差異,被告未區 別其究屬漏報及短報或溢報、財產或債務,均等同視之, 而以其價額累加計算總額,逕予適用罰鍰額度基準第4點 各款規定核算其罰鍰,已有責罰不相當之情形;再者,保 單真實價值與累積已繳保費間仍存有落差,倘不審酌其實 際價值,概以累積已繳保費作為財產價值,自未能正確認 定應受責難程度、所生影響、所獲利益,據此裁量罰鍰金 額,即有裁量怠惰而違反責罰相當及比例原則情形(參照 本院109年度簡上字第145號判決)   ⑶按違反本法規定應受裁罰者,經審酌其動機、目的、違反 行政法上義務行為應受責難程度、所生影響及因違反行政 法上義務所得之利益,並得考量受處罰者之資力,認以第 1點至第5點所定額度處罰仍屬過重,得在法定罰鍰金額範 圍內,酌定處罰金額,罰鍰額度基準第6點亦有明文。查 ,依附表所示除編號6為原告漏報,其他編號均涉及配偶 短報、溢報或漏報之情,而公職人員申報之義務只有公務 員,不及於不具公務員身分之配偶,在原告信賴配偶已完 足提供財產資料之情形下,如要處罰,可責性自有不同, 而公職人員財產申報案件處罰鍰額度基準處罰效果上主要 以申報不實之額度,及每增加l00萬元提高罰鍰金額2萬元 ,上限為120萬元,作為區分處罰效果之標準,完全未考 慮原告及配偶在申報不實之可責性有所不同,故就不實申 報之數額應做區別對待,而個案裁量應優先於一般裁量, 否則有裁量怠惰之瑕疵,在罰鍰額度基準規範密度不足之 情形下,自應依上開要點而為酌減。   ⑷原告就自己財產與就配偶財產之掌握能力,顯然有別,明 知的直接故意與未盡查證所生的間接故意,亦屬有別,於 發生未據實申報情形時,申報人應受責難程度,理應不同 。本件裁罰及裁量所憑事實,主要來自難以掌握的配偶財 產部分(尤其配偶債務部分),並係出於前開難以對外言 喻之隱私,且裁罰金額高達原告近半年戮力奉公所獲薪資 ,實有參考前開判決、透過基準第6點規定,調整裁罰金 額,避免責罰不相當及個案過苛必要。 4、被告之行政處分疑有違行政程序法之規定:    按「行政機關應依職權調查證據,不受當事人主張之拘束 ,對當事人有利及不利事項一律注意。」、「行政機關基 於調查事實及證據之必要,得以書面通知相關之人陳述意 見。…」、「行政機關基於調查事實及證據之必要,得要 求當事人或第三人提供必要之文書、資料或物品。」,行 政程序法第36條、第39條前段、第40條分別有明文。蓋處 罰程序上事實關係調查之目標,乃是在使作成處分之公務 員獲得確信:是否行為人已經實現全部的處罰要件。為能 認識此一事實,必須用盡所有可能的認識手段。因此在行 政機關之處罰程序上,行政機關應調查系爭案件是否滿足 全部的處罰要件要素,有無減輕責任之事由存在,包括阻 卻違法事由、阻卻責任事由或無過失責任之事由存在。且 行政機關如對於當事人提出有利於己之事實證據後,仍 有疑慮時,為期發現真實,本應充分行使闡明權,就處罰 基礎事實以及當事人抗辯之原因事實是否存在,即應向當 事人闡明,令其陳述事實、聲明證據,或依職權調查其他 證據,以澄清相關疑義。查訴願決定書理由五部分,固然 以原告未在財產申報備註欄中註明無法申報配偶財產之正 當理由,然原告之情形,並非公職人員財產申報表填表說 明貳第22點(修正後)第2款所謂之「無法申報配偶財產 」之情形(例如配偶出國無法聯繫或其他配偶失聯等情形 ),而是「無法請配偶提出最新相關財產資料原件(例如 最新存摺明細等)以供原告之查核之配偶提出之財產資料 是否正確」,故原告當時即未在備註欄中敘明,但是原告 在被告函請原告陳述意見時,即已說明上情。本件原告為 陳述意見時,已表明配偶拒絕提供最新財產資料供原告查 核,僅願提供其手上資料(原告當時不知為舊資料)以致 原告無法完整申報之主張,且說明當時2人間正處於協議 離婚之際等緣由,若被告認原告嗣後提出之陳述意見及離 婚協議書無法證明確實原告夫妻感情不睦,當依據前揭行 政程序法規定為必要之職權調查,乃原處分捨此而不為, 完全未為任何調查,亦未命原告再提出相關證據說明,竟 然逕為認定原告上開陳述不可採信,即認原告違反公職人 員財產申報之行政法上義務,逕為裁罰,且就原告所主張 客觀上(法律上)無法片面詳實申報原告配偶財產一節, 未予論述說明,亦難認合於前揭行政程序法之要求。   5、綜上,原處分及訴願決定均係違法。   (二)聲明:訴願決定及原處分均撤銷。 三、被告答辯及聲明: (一)答辯要旨:   1、公職人員財產申報,目的乃為端正政風,確立公職人員清 廉之作為,故公職人員財產申報不實之可罰性,乃在於公 職人員未誠實申報其依法應申報之財產內容,致影響民眾 對其個人及政府施政作為之信賴,故公職人員是否有申報 不實之故意,自不以行為人是否有故意「隱匿」該應申報 之財產為要件(參照最高行政法院96年度判字第856號判 決意旨)。又公職人員財產申報法所稱故意申報不實,自 應包含曾知悉有該財產,如稍加檢查,即可確知是否仍享 有該財產,而怠於檢查,未盡檢查義務致漏未申報情形, 是以,若申報人未確實瞭解相關法令,並詳細查詢財產現 狀,即逕行申報,放任可能不正確之資料繳交至受理申報 機關(構),應屬可預見將發生申報不實之結果,而具有 申報不實之間接故意,即使其財產來源正當,或並無隱匿 財產之故意,倘公職人員若未能確實申報財產(含消極財 產)狀況,只須其有直接故意或間接故意之申報不實行為 ,即符合公職人員財產申報法「故意申報不實」違章行為 之「故意」要件。   2、查原告於該年申報財產時,與其配偶聚少離多,而致與配 偶感情不睦,然當時雙方並未辦理離婚,仍具法律上有效 之婚姻關係,因此原告於填載公職人員財產申報表時,自 應於申報日將其本人與配偶之財產據實申報(參照本院10 0年簡字第466號判決意旨)。且依修正前「公職人員財產 申報表填表說明」貳、個別事項第20點即明定,申報人於 申報財產時,對申報表各欄應填寫之事項有需補充說明者 ,如某項財產之取得時間及原因,係他人借用申報人本人 、配偶、未成年子女名義購置或存放之財產等,應於「備 註欄」內按填寫事項之先後順序逐一說明。申報人確有無 法申報配偶或未成年子女財產之正當理由者,應於備註欄 中敘明其理由,並於受理申報機關(構)進行實質審核時 ,提出具體事證供審核。申報人因與配偶感情不睦或有其 他事實上不能申報配偶財產之事由,可於財產申報表備註 欄敘明該事由,並於受理申報機關(構)進行實質查核時 提出具體事證供調查。本案原告雖稱其因夫妻感情不睦, 配偶拒絶提供完整財產資料等情,然原告於108年財產申 報表中,對於其所稱上情卻隻字未提,原告自不可僅以與 配偶感情不睦,配偶不願意提供完整財產資料為由,推諉 其不實申報之故意。且原告竟能申報部分配偶之財產,並 非無法取得配偶財產資料,足認原告係在未善盡必要之查 詢義務下,即行提出財產申報,在此情形下,原告所申報 之財產極有可能有短報、漏報、溢報等與實際狀況不符之 情,應為原告所得預見,原告卻仍容認其發生,終致發生 申報不實情事,自堪認該結果並不違背其本意,依首揭說 明,實難謂原告非故意申報不實。故原告未就「已竭盡所 能查詢」,仍無從查證配偶財產提出具體事證,況系爭土 地、存款、保險及債務之查詢尚非難事,僅須向地政機關 、往來之金融機構及投保公司查詢核對即可得知,尚難作 為卸責之依據。   3、次查原告所述被告可透過向有關機關發文函詢而可查知原 告及配偶財產,而原告實無法代配偶為查詢;惟公職人員 財產申報係要求公職人員應自行誠實申報財產,非由政府 及民眾自行調查財產資料,政府機關雖有查詢權限,但基 於國家資源有限性以及公職人員財產申報法所賦予公職人 員之申報義務,自不得將其自身申報義務轉移由政府機關 或一般民眾負擔,民眾亦無查核公職人員所申報財產內容 是否正確之權力,且受理申報機關之實質審查僅為輔助性 之抽查,是以公職人員應本誠實原則據實申報,尚難以政 府機構或民眾或有查詢管道為由,而卸免其責,故原告此 部份之主張並無理由(參照本院98年度簡字第389號判決 意旨)。   4、公職人員應申報之財產,為各該申報日,其本人、配偶及 未成年子女所有之公職人員財產申報法第5條第1項各款所 列之財產,「債務」為應申報財產項目,總額達100萬元 者即應申報,且公職人員及其配偶、子女應一併申報之財 產金額,應各別分開計算,此亦為(修正前)公職人員財 產申報法施行細則第10條第6項、第19條第1項第1款及第2 項所明定,而債務之增減情形,呈現公職人員經濟活動之 範圍及變化,為評估其是否遵守公務員服務法,及有無利 益衝突等公正立場之重要指標,原告雖主張短報債務與漏 溢報財產之情節互有差異,顯對於公職人員申報財產之目 的,有所誤認。且法律既要求申報人「據實申報」,意即 要求申報內容須符合申報當日之實際情狀。惟原告申報配 偶之存款、保險及債務,其申報內容及餘額皆與前1年度 (107年)相同,況且債務餘額1年後應有所更動及變化, 足認原告就其申報之方式,已有未能符合申報日財產現況 之預見,然仍予容認而輕率登載填報,其確有預見申報不 實行為之發生,而其發生不違其本意之間接故意,故原告 主張自難認有所謂不實申報之故意,應難憑採(參照本院 97年度簡字第421號判決意旨)。   5、次按原告認被告有裁量怠惰違法之主要理由,係因認漏報 (短報)、溢報財產及債務,不應均等同視之,並以其價 額累加計算總額。其中漏報財產係減少財產總額,且疑有 藏匿財產之嫌,情節最為嚴重;溢報債務亦係減少財產總 額,但無藏匿財產問題,情節較不嚴重;溢報財產及漏報 債務則屬虛增財產總額,惟影響相對較小,亦難認申報人 得因此獲有何利益可言(參照本院108年度訴字第221號判 決及本院106年度訴宇第317號判決意旨)。然查:   ⑴本院109年度簡上字第78號判決意旨:「至上訴人雖援引本 院106年度訴字第317號判決,主張原處分有裁量怠惰或裁 量濫用之違法等語。然查,本院106年度訴字第317號判決 係因該案原告於申報時與其配偶已有夫妻感情不睦之情事 ,並非僅是怠於檢查而致漏報或溢報配偶之財產或債務等 情形,核與本件情形有異,自難比附援引。況且,溢報財 產及漏報債務固屬虛增財產總額,形式上觀之,影響層面 相對較小,但一旦虛增財產總額,將致隔年申報財產時有 隱匿財產之空間,並致隔年財產申報不實之風險提高。是 以,自難僅因上訴人財產申報不實之範圍包括漏報債務35 0萬元,被上訴人將該數額與漏報之保險累加,據以裁罰9 萬元,即遽認原處分有裁量怠惰或裁量濫用之情事。」。   ⑵另查本院109年度訴字第100號判決意旨:「原告主張:其 配偶財產申報不實有短報、溢報及未申報財產三種情況, 違反行政法上義務應受責難的程度、所生影響及所得利益 均有明顯差異,被告不予區分,而以單一標準累加計算總 額,有責罰不相當的瑕疵等等。然而,公職人員財產申報 法第12條第3項的規範目的在於真實揭露,以利公眾檢驗 。因此,不僅是短報及未申報財產達一定金額的行為態樣 具有可罰性,溢報財產達一定金額,也足使公眾對申報義 務人的資力及信用狀況認識錯誤,而具有可罰性。短報、 未申報債權與溢報債務均有減少財產總額的作用,並無短 報、未申報財產之可非難性重於溢報財產的必然。此與公 職人員財產申報法第12條第1項所定申報義務人為故意隱 匿財產而為不實申報的加重處罰類型無關,尚難以短報、 未申報財產有隱匿財產的嫌疑,而認為其可罰性較溢報情 形高。依此,罰鍰額度基準第4點規定及原處分未為區分 ,尚難認屬裁量瑕疵。」。   ⑶故上開2判決意旨均認故意申報不實,其係漏報(短報)或 溢報、財產或債務均應等同視之,而不應有輕重程度差別 之分,故僅就申報人故意申報不實之財產數額累加後,直 接適用罰鍰額度基準第4點規定裁處罰鍰,並無裁量怠惰 或違法之情事。 6、再查本院112年度簡上字第66號判決意旨:「若申報人未 確實瞭解相關法令,並詳細查詢財產現狀,即率爾申報, 放任可能不正確之資料繳交至受理申報機關(構),應屬 可預見將發生申報不實之結果,而具有申報不實之間接故 意,即使其財產來源正當,或並無隱匿財產之故意,仍符 財申法第12條第3項『故意申報不實』違章行為之『故意』要 件。否則,負申報義務之公職人員,不盡檢查義務而隨意 申報,均得諉為疏失,或所委代辦者之疏失而免罰,則財 申法之規定將形同具文(最高行政法院92年度判字第1813 號判決意旨參照)。此外,由財申法第5條第1項第1款至 第3款可知,該法規對負申報義務公職人員之要求,不只 要求知悉申報者之財富淨額,也進一步期待申報者全部( 正負)財富的整體配置結構,以便事後查證。」。 7、末查罰鍰額度基準,為被告本於公職人員財產申報法關於 受理機關(構)為政風單位或經指定之單位部分所處罰鍰 之主管機關地位,為協助所屬或下級機關就法律授予裁罰 裁量權之行使,遵循法律目的,實踐具體個案正義,遵守 行政程序,並顧及法律適用之一致性及符合平等原則所訂 定,核其並未牴觸公職人員財產申報法之規範目的,被告 依罰鍰額度基準辦理相關案件,並無不合。行政機關於適 用公職人員財產申報法第12條第3項規定裁處罰鍰時,除 依罰鍰額度基準第4點規定外,仍應審酌同基準第6點規定 :「違反本基準規定應受裁罰者,經審酌其動機、目的及 違反行政法上義務行為應受責難程度,認以第一點至第五 點所定額度處罰仍屬過重,得在法定罰鍰金額範圍內,酌 定處罰金額。」並注意使責罰相當,避免造成個案顯然過 苛之處罰,逾越處罰之必要程度。被告於審議本案時,業 依行政程序法第9條規定:「行政機關就該管行政程序, 應於當事人有利及不利之情形,一律注意。」就原告違章 情節輕微之漏報本人及配偶存款共3項、漏報配偶保險共4 項等申報不實項目,不列入申報不實金額計算,故原處分 就本案之違規情節、所生影響等因素均綜合審酌,已避免 造成個案顯然過苛之處罰,定其罰鍰金額,無恣意濫用情 事,應屬適法,並無不當。 8、本案因審酌各項財產之申報標準及注意事項,公職人員財 產申報法、公職人員財產申報法施行細則及填表說明,均 已詳細列載,原告自應於申報前先行研閱相關規定,並詳 實查詢財產狀況,俾便正確申報,查原告未確實瞭解相關 法令,即率爾提出申報,申報後亦未善盡檢查義務,此違 反行政法上義務情狀尚難謂輕微。準此以論,本件原告於 108年間申報財產時,對於上開土地、存款、債務及保險 應如實申報,其若因對公職人員財產申報法之適用有不瞭 解或錯誤,並不能免除其故意未申報財產之行政處罰責任 ,縱非屬直接故意,亦屬間接故意,故原告之主張,尚難 執為免責之論據,被告依公職人員財產申報法第12條第3 項及罰鍰額度基準第4點規定,處罰鍰44萬元,原處分應 屬適法,並無不當。   9、有關原告所稱就配偶財產狀況所負之據實申報義務,欠缺 「期待可能性」一節: ⑴原告陳稱與配偶2人常年聚少離多,不易掌握配偶財產具體 狀況;惟公職人員財產申報法要求公職人員申報財產之規 範目標,最低限度即是要求擔任特定職務之公職人員,其 個人、配偶及未成年子女之財務狀況可供公眾檢驗,進而 促進人民對政府施政廉能之信賴,是公職人員若未能確實 申報財產狀況,無論其申報不實係基於直接故意或間接故 意,均符公職人員財產申報法「故意申報不實」之「故意 」要件。公職人員財產申報法第12條第3項規定所謂「故 意申報不實」,既已明定申報不實之處罰係以「故意」為 其構成要件,則不以直接故意為限,間接故意亦包括在內 。所謂間接故意,係指申報人對於構成行政違章之事實, 預見其發生而其發生並不違背其本意者而言,且縱無貪污 或隱匿財產之意圖,仍難解免申報不實之處罰,此有最高 行政法院96年判字第856號判決足資參照。   ⑵查公職人員財產申報法所定申報義務人係申報人本人,而 非其配偶,公職人員財產申報法所課予者,乃係要求申報 人應於申報前確實與其配偶溝通、查詢後再為申報,而非 課予申報人之配偶主動提供相關資料之義務,申報人自應 於申報前向其配偶說明財產申報之相關規定,及未據實申 報之法律效果,並有書面資料作為申報之依據。且財產申 報義務僅要求公職人員誠實申報財產,未干涉個人財產之 管理、處分權,亦與夫妻財產制度無關,夫妻財產自行管 理之情況,所在多有,是公職人員與其配偶,即使各自有 私人財產且自行管理,仍應據實申報,故除非申報人舉證 「已竭盡所能查詢」仍無從查證,方可主張無申報不實之 故意。如若不然,申報人得以其與配偶財產係各自管理、 財產為個人隱私或聚少離多為由,即可輕易卸責,則公職 人員財產申報法關於公開財產接受全民監督之立法目的, 顯將無法達成(本院101年度簡字第342號判決、100年度 簡字第774號判決、99年度簡字第478號判決意旨參照)。   ⑶另依修正前「公職人員財產申報表填表說明」貳、個別事 項第20點即明定,申報人於申報財產時,對申報表各欄應 填寫之事項有需補充說明者,如某項財產之取得時間及原 因,係他人借用申報人本人、配偶、未成年子女名義購置 或存放之財產等,應於「備註欄」內按填寫事項之先後順 序逐一說明。申報人確有無法申報配偶或未成年子女財產 之正當理由者,應於備註欄中敘明其理由,並於受理申報 機關(構)進行實質審核時,提出具體事證供審核。申報 人因與配偶感情不睦或有其他事實上不能申報配偶財產之 事由,可於財產申報表備註欄敘明該事由,並於受理申報 機關(構)進行實質查核時提出具體事證供調查,相關提 醒文字說明,於紙本申報表及網路申報時,皆有明示「注 意事項」於申報表中。次查本案原告於108年財產申報表 中,對於其所稱上情卻隻字未提,原告自不可僅以聚少離 多,不易掌握配偶財產為由,推諉其不實申報之故意。  10、就原告所稱漏報債務與漏報財產情形,不能等量齊觀一節 :    債務之增減情形,呈現公職人員經濟活動之範圍及變化, 為評估其是否遵守公務員服務法,及有無利益衝突等公正 立場之重要指標,原告雖主張漏報債務與漏報財產之情形 ,不能等量齊觀,顯對於公職人員申報財產之目的,有所 誤認。且法律既要求申報人「據實申報」,意即要求申報 內容須符合申報當日之實際情狀。觀看原告申報配偶之債 務,其申報內容及餘額108年度與107年度申報內容完全相 同,依一般常理判斷,1年間之債務餘額應有所變動,足 認原告未詳查配偶債務餘額之更動及變化,已有未能符合 申報日財產現況之預見,然仍予容認而輕率登載填報,其 確有預見申報不實行為之發生,而其發生不違其本意之間 接故意,故原告主張自難認有所謂不實申報之故意,應難 憑採(本院97年度簡字第421號判決意旨參照)。  11、就原告所稱保單真實價值與累積已繳保費間仍存有落差一 節: ⑴按公職人員財產申報法第5條第1項第2款規定「一定金額以 上之現金、存款、有價證券、珠寶、骨董、字畫及其他具 有相當價值之財產」,為公職人員應申報之財產;次按保 險指「儲蓄型壽險」、「投資型壽險」及「年金型保險」 之保險契約類型,均屬公職人員財產申報法第5條第1項第 2款所稱其他具有相當價值之財產,凡要保人為申報人本 人、配偶及未成年子女者均應申報,先予陳明。 ⑵基於評估財產價值以具公式性之客觀標準、同一事實狀態 之一致性、申報人可知悉及查核成本等考量,申報人如有 公職人員財產申報法第12條第3項之故意申報不實行為者 ,則以要保人至申報日止累積已繳保費計算申報不實金額 ,以顯示其整體資產投入狀況。98年10月21日修正之公職 人員財產申報表填表說明(下稱填表說明)貳、個別事項 第17點第6項曾明訂「『保險』價額計算方式,以要保人迄 申報日累積已交保險費為申報標準。」,後為兼顧財產申 報之立法目的及申報人之便利性,乃逐次修正為現今之「 公職人員財產申報表填表說明」,惟據被告103年2月6日 法授廉財字第10305001990號函、105年3月22日法廉字第1 0505003550號函認為,保險不論已繳保險費多寡,均應依 法申報。故被告對於申報人如有漏(溢)報「保險」情事 ,即以要保人迄申報日累積已交保險費為計算申報不實之 金額,此係法規沿革且此一判斷標準實已為「行政先例」 或「行政慣例」。 ⑶又被告以上開基準計算申報不實之金額符合行政程序法第5 條「行政行為之內容應明確」並具可理解性、可預見性以 及可審查性之規範意旨。蓋保險費於保險契約訂定時原則 上已屬確定,或可能因繳納方式不同(年繳、季繳或月繳 ),致保險費產生細微差異,或可能因保險事故發生而免 繳保險費,惟縱然如此,對於申報人及受理申報機關(構 )而言,以上開計算方式計算申報不實金額,既於訂約時 ,即可粗估而得,於繳納若干年後,依保險契約內容仍可 自行粗估計算,實屬客觀一致之標準。至「保單價值準備 金」依保險法施行細則第11條「本法所稱保單價值準備金 ,指人身保險業以計算保險契約簽單保險費之利率及危險 發生率為基礎,並依主管機關規定方式計算之準備金」, 如作為計算保險申報不實金額,因其計算係各家保險公司 依據保險商品之給付項目、給付條件、預定危險發生率、 預定利率或宣告利率等因素自行訂定,且於保險期間內保 單價值準備金之增減變動又可能因商品設計或是否保單借 款而異,顯見保單價值準備金缺乏客觀一致之標準。況實 務上尚有「保單現金價值」,即解約金,易使申報人混淆 保單價值準備金及保單現金價值兩者之定義,將易茲紛擾 。故以要保人至申報日止累積已繳保費作為計算該項目故 意申報不實價額之判斷標準,既已為「行政先例」或「行 政慣例」且依歷史解釋及體系解釋等均尚難謂有違公職人 員財產申報法之明文規定及公法上一般法律原則。從而被 告自得據為行政措施之依據,而為保障人民之正當合理之 信賴,並維持法秩序之安定,被告自應依行政自我拘束原 則,遵循該判斷標準,以避免人民因同一事實狀態欠缺一 致性致遭受不能預見之損害。故被告審認本案之保險項目 係以「累積已繳保險費之金額」之一般性標準核算原告之 罰鍰額度,自無違誤。故原告之主張,尚難執為免責之論 據,原處分應屬適法,並無不當。 12、就原告所稱授權查調資料取得配偶的財產狀況一節: ⑴查原告於108年度以申報基準日108年10月8日辦理就(到)職 申報,並於該年度辦理授權查調服務,故原告可於當年度 下載授權查調資料(基準日:108年11月1日),以瞭解本人 、配偶及未成年子女108年11月1日之財產資料;然授權查 調之資料,並非完全適用原告就(到)職申報基準日之財產 資料,僅能提供做為「參考」使用,仍需仰賴原告善盡查 明及詳細填列申報表之義務。 ⑵原告及其配偶無論有無參加授權服務,於申報時對申報方 式或規定若存有疑義,除可向受理申報機關(構)詢明外 ,亦可詳閱公職人員財產申報表填表說明,而公職人員財 產申報法、公職人員財產申報法施行細則及相關子法均詳 細列載各項財產之申報標準及注意事項。且授權屬於服務 性質,申報人無論有無參加授權服務,皆應就申報日當日 之財產狀況如實申報,並盡到查詢及檢查之責,若按照相 關規定進行申報,即能避免申報錯誤之情事發生,故原告 所為說明,非屬財產申報不實之正當理由,洵非可採。 13、綜上所述,原告所陳,均無足採,本件原告之訴應無理由    。  (二)聲明:原告之訴駁回。 四、爭點:   原告就前揭財產申報不實,是否出於「故意」,而就配偶之 財產申報部分,是否有「欠缺期待可能性」之超法定阻卻責 任事由?又原處分是否有原告所指「裁量怠惰」及違反「責 罰相當原則」、「比例原則」之情事? 五、本院的判斷: (一)前提事實:    「爭訟概要」欄所載之事實,除如「爭點」欄所載外,其 餘事實業據兩造所不爭執,且有公職人員財產申報表〈108 年申報〉1份(見原處分卷第98頁至第109頁)、土地登記 第一類謄本〈所有權個人全部〉1份、南投縣公告土地現值 與公告地價查詢1紙、臺中商業銀行總行109年11月23日中 業執字第1090036335號函影本1份、中華郵政股份有限公 司109年11月19日儲字第1090902147號函影本1份、彰化商 業銀行股份有限公司109年11月25日彰作管字第109200097 24號函影本1份、臺灣中小企業銀行國內作業中心109年11 月27日109忠法查密字第CU87277號書函影本1份、全球人 壽保險股份有限公司109年11月20日全球壽〈客〉字第10911 20001號函影本1份、客戶投保紀錄明細表影本1紙、臺灣 人壽保險股份有限公司函詢受查人之保費資料影本1紙( 見原處分卷第122頁至第137頁、第140頁、第141頁)、原 處分影本1份、訴願決定影本1份(見本院卷第19頁至第22 頁、第25頁至第35頁)足資佐證,是除如「爭點」欄所載 外,其餘事實自堪認定。 (二)原告就前揭財產申報不實,係出於「故意」,而就配偶之 財產申報部分,並無「欠缺期待可能性」之超法定阻卻責 任事由;又原處分亦無原告所指「裁量怠惰」及違反「責 罰相當原則」、「比例原則」之情事:   1、應適用之法令:   ⑴公職人員財產申報法:    ①第2條第1項第5款:     下列公職人員,應依本法申報財產:     五、各級政府機關之首長、副首長及職務列簡任第十職 等以上之幕僚長、主管;公營事業總、分支機構之 首長、副首長及相當簡任第十職等以上之主管;代 表政府或公股出任私法人之董事及監察人。    ②第3條第1項:     公職人員應於就(到)職三個月內申報財產,每年並定 期申報一次。同一申報年度已辦理就(到)職申報者, 免為該年度之定期申報。    ③第5條第1項、第2項:     公職人員應申報之財產如下:     一、不動產、船舶、汽車及航空器。     二、一定金額以上之現金、存款、有價證券、珠寶、古 董、字畫及其他具有相當價值之財產。     三、一定金額以上之債權、債務及對各種事業之投資。 公職人員之配偶及未成年子女所有之前項財產,應一併 申報。    ④第12條第3項:     有申報義務之人無正當理由未依規定期限申報或故意申 報不實者,處新臺幣六萬元以上一百二十萬元以下罰鍰 。其故意申報不實之數額低於罰鍰最低額時,得酌量減 輕。   ⑵公職人員財產申報法施行細則第14條第1項、第2項:    本法第五條第一項第二款及第三款之一定金額,依下列規 定:    一、現金、存款、有價證券、債權、債務及對各種事業之 投資,每類之總額為新臺幣一百萬元。    二、珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產,每項 (件)價額為新臺幣二十萬元。    公職人員之配偶及未成年子女依本法第五條第二項規定應 一併申報之財產,其一定金額,應各別依前項規定分開計 算。   ⑶公職人員財產申報表填表說明貳(個別事項)第17點第4項 至第7項(行為時):    「保險」指「儲蓄型壽險」、「投資型壽險」及「年金型 保險」之保險契約類型。    「儲蓄型壽險」指滿期保險金、生存(還本)保險金、繳 費期滿生存保險金、祝壽保險金、教育保險金、立業保險 金、養老保險金等商品內容含有生存保險金特性之保險契 約。    「投資型壽險」指商品名稱含有變額壽險、變額萬能壽險 、投資型保險、投資連(鏈)結型保險等文字之保險契約 。    「年金型保險」指即期年金保險、遞延年金保險、利率變 動型年金保險、勞退企業年金保險、勞退個人年金保險等 商品名稱含有年金保險等文字之保險契約。   ⑷公職人員財產申報案件處罰鍰額度基準:    ①第4點第1款、第2款:     違反本法第十二條第三項故意申報不實或第十三條第一 項故意未予信託之規定者,罰鍰基準如下:     (一)故意申報不實或未予信託價額在三百萬元以下, 或價額不明者:六萬元。     (二)故意申報不實或未予信託價額逾三百萬元者,每 增加一百萬元,提高罰鍰金額二萬元。增加價額 不足一百萬元者,以一百萬元論。    ②第6點:     違反本基準規定應受裁罰者,經審酌其動機、目的及違 反行政法上義務行為應受責難程度,認以第一點至第五 點所定額度處罰仍屬過重,得在法定罰鍰金額範圍內, 酌定處罰金額。   ⑸行政罰法第18條第1項:    裁處罰鍰,應審酌違反行政法上義務行為應受責難程度、 所生影響及因違反行政法上義務所得之利益,並得考量受 處罰者之資力。   2、按「公職人員財產申報法課特定範圍之公職人員申報其財 產之義務,是該特定範圍之公職人員於申報財產時即負有 檢查其財產內容,據實申報義務。該法第11條第1項(96 年3月21日修正公布,97年10月1日施行)所稱故意申報不 實,自應包含曾知悉有該財產,如稍加檢查,即可確知是 否仍享有該財產,而怠於檢查,未盡檢查義務致漏未申報 情形。其委由他人辦理,亦同,均難謂非故意申報不實。 否則負申報義務之公職人員,不盡檢查義務,隨意申報, 均得諉為疏失,或所委代辦者之疏失而免罰,則公職人員 財產申報法之規定將形同具文。」(參照最高行政法院92 年度判字第1813號判決)、「公職人員財產申報法規定應 申報財產之公職人員,就其本人及其配偶暨未成年子女達 100萬元以上之存款、有價證券及事業投資,均應於公職 人員財產申報時予以列報。公職人員財產申報法課予特定 範圍公職人員申報財產之義務,其目的乃為端正政風,確 立公職人員清廉之作為,使其個人、配偶及未成年子女財 產狀況藉供公眾檢驗,進而促使人民對政府施政廉能之信 賴,故公職人員財產申報不實之可罰性,在於公職人員未 誠實申報其依法應申報之財產內容,致影響民眾對其個人 及政府施政作為之信賴,因此公職人員之財產不問其來源 是否正當均應誠實申報。公職人員若未能確實申報財產狀 況,只須其有直接故意或間接故意之申報不實行為,即符 合公職人員財產申報法第12條第3項之『故意申報不實』行 為。」(參照最高行政法院109年度判字第209號判決); 而行政罰所稱之故意,包括直接故意與間接故意(未必故 意),所謂直接故意,指行為人對於構成違章的事實明知 並有意使其發生(刑法第13條第1項規定參照),即行為 人知悉其財產申報的內容與實際財產狀況不符,仍有意使 與真實不符的結果發生,而間接故意,則指行為人對於構 成違章的事實可預見其發生,而其發生不違背本意而言( 刑法第13條第2項規定參照),即行為人認知到財產申報 的內容有與實際財產狀況不符的可能性,卻怠為進一步檢 查、查證,容許、放任申報不實的結果發生,即有間接故 意。   3、次按公職人員財產申報案件處罰鍰額度基準係公職人員財 產申報法第14條第2款所規定之罰鍰裁處機關(法務部) 為統一處理違反公職人員財產申報法第12條、第13條等規 定之事件,為協助屬官行使裁量權而訂頒之裁量基準,屬 行政程序法第159條第2項第2款所指之裁量基準(行政規 則),又依行政程序法第161條之規定,其具有拘束訂定 機關及屬官之效力,而行政機關依循行政規則執行法律, 因之形成行政慣例,基於「平等原則」、「信賴保護原則 」,行政機關即不得任意偏離,進而構成「行政自我拘束 」,由是,該裁量基準乃「間接」衍生出外部效力,而自 該裁量基準以觀,並未牴觸逾越公職人員財產申報法第12 條、第13條等規定,而就違反公職人員財產申報法第12條 第3項規定之事件,係以申報義務人申報不實的金額多寡 ,定其裁罰額度的高低,核屬明確,並寓有審酌義務人違 章情節及應受責難程度的意涵,復規定若經審酌其動機、 目的及違反行政法上義務行為應受責難程度,認以第4點 所定額度處罰仍屬過重,得在法定罰鍰金額範圍內,酌定 處罰金額(參照罰鍰額度基準第6點),亦未牴觸行政罰 法第18條第1項規定:「裁處罰鍰,應審酌違反行政法上 義務行為應受責難程度、所生影響及因違反行政法上義務 所得之利益,並得考量受處罰者之資力。」,是被告於裁 量時自應受其拘束,且為本院為司法審查時所參酌。   4、查原告於108年間係南投縣政府警察局副局長,為公職人 員財產申報法第2條第1項第5款所定應申報財產之人員, 其於108年10月8日辦理就(到)職財產申報時,漏報其保 險1筆,漏報配偶土地1筆、存款4筆、保險3筆,短報配偶 存款1筆、貸款1筆,溢報配偶存款1筆(各筆財產細目及 金額均詳如附表所示),申報不實金額總計21,735,105元 等情,業如前述,是被告審認故意申報不實,乃以原處分 處原告罰鍰440,000元,揆諸前開規定、判決及說明,依 法洵屬有據。 5、雖原告執前揭情詞而為主張;惟查:   ⑴針對原告就前揭財產申報不實,係出於「故意」,而就配 偶之財產申報部分,並無「欠缺期待可能性」之超法定阻 卻責任事由部分: ①被告推動公職人員財產申報授權介接、下載資料之措施     ,其建置目的係減輕申報人查詢負荷,係基於服務立場 ,便利申報人辦理申報,並非免除申報人自行查詢財產 資料據以申報之義務,是本件財產申報雖係就(到)職 申報(申報日:108年10月8日),而因斯時固尚無法透 過財產申報授權介接、下載財產資料(被告於112年8月 22日始以法廉字第11200363410號函說明擴大授權服務 至就到職申報之查調次數為每年度8次〈見本院卷第137 頁、第138頁〉),但原告仍有自行查詢財產資料據以申 報之義務,且公職人員財產申報係要求申報義務人應自 行誠實申報財產,非由政府自行調查財產資料,政府機 關雖有查詢權限,但基於國家資源有限性及公職人員財 產申報法所賦予公職人員之申報義務,自不得將其自身 申報義務移由政府機關負擔,是以原告應本誠實原則據 實申報,尚難以政府機構有查詢管道為由而可卸免其責 。    ②原告於107年即曾為公職人員財產申報(見原處分卷第第 110頁至第121頁),並非首次申報,且就公職人員應申 報之財產,依前揭相關規定已有明文,若尚有疑義(包 括所述配偶未能充分配合提供名下財產應如何處理部分 ),亦非不可於申報前向受理申報單位詢明;況且,本 件財產申報不實之內容,尚包括原告漏報名下之保險( 如附表編號6所示),而非全係配偶名下之財產。    ③比對原告所為107年(申報日:107年7月31日〈就到職申 報〉)、108年(申報日:108年10月8日〈就到職申報〉之 公職人員財產申報表關於配偶相同帳戶之6筆存款金額 (見原處分卷第102頁、第114頁),及相同之4筆貸款 餘額(見原處分卷第106頁、第107頁、第118頁、第119 頁),前後均一致,實於常情及事理不符;惟原告卻未 加質疑而如此申報,雖此部分非被告認定申報不實而予 以裁罰之範圍,但仍見其就財產申報義務輕忽之情。    ④原告既自承於本件為財產申報時與配偶感情不睦,幾經 勸說、溝通及爭吵,告知公務員有申報之義務,配偶始 同意於l08年l0月5日授權由權責機關查核該年度財產之 狀況,且配偶因不願意讓原告知悉其財產狀況,故綜合 所得稅均係由配偶為家戶之申報人而為申報,又原告於 本件申報財產前,請配偶查詢最新財產狀況,但經配偶 表示其無義務如此勞費去取得其他資料,原告僅執前年 度財產狀況,勸說配偶確認是否正確,經配偶表示閱覽 確認後無誤,原告信賴該內容而據此申報,且於訴願時     亦提出配偶所為聲明書(載稱:「本人於108年間因與 陳世寶感情不睦,在陳世寳有申報義務之不得已情況下 ,勉為同意配合相關機關授權稽查本人之財產,且當時 既已提供本人大部分財產資料供陳世寶申報,故拒絕陳 世寶一再提出逐一核對本人所有財產之要求。」)(見 原處分卷第40頁)。據此,原告當可預見配偶所提供之 前年度與108年申報日之財產狀況,有極大之可能性與 實際不符,則原告若自認已無法勸說配偶提出相關可確 保其真實性之財產狀況資料,則即應依行為時公職人員 財產申報表填表說明貳(個別事項)第22點第2項及108 年公職人員財產申報表所載:「申報人確有無法申報配 偶或未成年子女財產之正當理由者,應於備註欄中敘明 其理由,並於受理申報機關(構)進行實質審核時,提 出具體事證供審核。」予以載明其理由,而非僅慮及自 揭家中隱情之窘,即可任由申報不實情事之發生;再者 ,原告若就配偶之財產申報部分因上開原因而難以正確 申報,既可於公職人員財產申報表備註欄載明理由,並 於受理申報機關(構)進行實質審核時,提出具體事證 供審核,則就此部分之財產申報即非「依客觀情勢並參 酌義務人之特殊處境,在事實上或法律上無法期待人民 遵守」,自不存在「欠缺期待可能性」之超法 定阻卻責任事由。 ⑵針對原處分亦無原告所指「裁量怠惰」及違反「責罰相當 原則」、「比例原則」之情事部分:    ①依公職人員財產申報法第5條第1項第3款之規定(即「公 職人員應申報之財產如下:三、一定金額以上之債權、 債務及對各種事業之投資。」),係將一定金額以上之 債權、對各種事業之投資(即正資產)及債務(即負資 產)同列;再者,公職人員財產申報法第12條第3項的 規範目的在於真實揭露財產,以利公眾檢驗,確立公職 人員之清廉作為。因此,不僅是短漏報財產達一定金額 的行為態樣具有可罰性,溢報財產及短漏報債務達一定 金額,也足使公眾對申報義務人之財產狀況認識錯誤, 而同具可罰性。且溢報財產及短漏報債務固屬虛增財產 總額,但一旦虛增財產總額,將致隔年申報財產時有隱 匿財產之空間,並致隔年財產申報不實之風險提高,是 並無溢報財產及短漏報債務之可非難性低於短漏報財產 之必然,則自難僅因原告財產申報不實之內容包括溢報 存款(如附表編號3所示)、短報貸款(如附表編號5所 示)而被告將該數額與其他漏報之財產(如附表編號1 、2、4、6、7所示)累加而據以裁罰,即遽認原處分有 裁量怠惰之情事;再者,原告所援引之該等判決,均係 就個案為之,依法並不生拘束本院就本件所為判斷結果 之效力。    ②就「保險」價額計算方式,於98年10月21日修正之公職 人員財產申報表填表說明貳(個別事項)第17點第6項 曾明定:「以要保人迄申報日累積已交保險費為申報標 準」,其後雖於99年5月12日因依被告99年4月23日法政 字第0991104036號函將財產申報項目保險再予重新定性 ,乃予以修正刪除(見修正案總說明),此乃係為兼顧 財產申報之立法目的及申報之便利性而為,但保險費於 保險契約訂定時原則上已屬確定,或可能因繳納方式不 同(年繳、季繳或月繳),致保險費產生細微差異,或 可能因保險事故發生而免繳保險費,惟縱然如此,對於 申報人及受理申報機關(構)而言,以上開計算方式計 算申報不實金額,既於訂約時,即可粗估而得,於繳納 若干年後,依保險契約內容仍可自行粗估計算所繳保險 費及保單價值,故實屬有客觀一致之標準,尤其就本所 漏報之保險,依前開事證所示均屬「儲蓄型壽險」更係 如此,則核與「投資型壽險」係將「保險」及「投資」 合而為一,而其保單價值隨時處於變動中者,顯屬有別 ,而原告所指本院109年度簡上字第145號判決即係就「 投資型保險」而為論斷,自難於本件所漏報係「儲蓄型 壽險」時予以比附援引;再者,依前揭原告於107年、1 08年所為之公職人員財產申報表之「備註」欄所示,就 所申報之保險部分,亦均係載明所年繳保險費之金額, 益徵以要保人至申報日止累積已繳保費作為計算該項目 故意申報不實價額之判斷標準,應屬適法。   ③原告故意申報不實之金額總計21,735,105元,則依罰鍰 額度基準第4點規定,應受裁罰之罰鍰金額為440,000元 (6+19×2=44),而審酌本件違規行為應受責難程度、 所生影響及原告之資力,尚難認依罰鍰額度基準第4點 規定所計算之罰鍰金額有仍屬過重或未審酌行政罰法第 18條第1項規定之情事,是當無原告所指「裁量怠惰」 及違反「責罰相當原則」、「比例原則」之情事。   (三)本件判決基礎已經明確,兩造其餘的攻擊防禦方法及訴訟 資料,經本院斟酌後,核與判決結果不生影響,無一一論 述之必要,一併說明。 六、結論:原處分認事用法,均無違誤,訴願決定遞予維持,亦 無不合。原告訴請撤銷,為無理由,應予駁回。 中  華  民  國  113  年  12  月  31  日                法 官 陳鴻清 一、上為正本係照原本作成。 二、如不服本判決,應於送達後20日內,以原判決違背法令為理 由,向本院地方行政訴訟庭提出上訴狀並表明上訴理由(原 判決所違背之法令及其具體內容,以及依訴訟資料合於該違 背法令之具體事實),其未表明上訴理由者,應於提出上訴 後20日內補提理由書;如於本判決宣示或公告後送達前提起 上訴者,應於判決送達後20日內補提上訴理由書(均須按他 造人數附繕本)。 三、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者,逕以裁定駁回。                中  華  民  國  113  年  12  月  31  日                書記官 李芸宜                                                                                                                                                                                                                                                 附表                編號 行為態樣 對象 行為標的 金額 備註 (性質或計算基礎) 1 漏報 配偶 內埔段700地號土地 2,883,915元 財產(公告現值) 2 短報 配偶 台中商業銀行存款 230,508元 財產 3 溢報 配偶 中華郵政存款 694,532元 財產 4 漏報 配偶 彰化商業銀行存款2筆及臺灣中小企業銀行存款2筆 美金3,015.08元(折合新臺幣92,925元)、196,375元 財產 85,881元、美金9,124.14元(折合新臺幣283,172元) 合計658,353元 5 短報 配偶 台中商業銀行貸款 15,000,000元 貸款 6 漏報 原告 全球人壽安養久久終身保險(A型) 242,308元 財產(累計已繳保費) 7 漏報 配偶 保誠人壽美利人生外幣終身壽險1筆、台灣人壽增好鑫利率變動型增額終身壽險1筆、全球人壽安養久久終身保險(A型)1筆 美金20,800元(折合新臺幣632,320元) 財產(累計已繳保費) 1,161,873元 231,296元 合計2,025,489元 合計 21,735,105元                ˉ

2024-12-31

TPTA-112-簡-352-20241231-1

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