搜尋結果:陳亭竹

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交簡
臺灣彰化地方法院

公共危險

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決 114年度交簡字第315號 聲 請 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 NGUYEN VAN TRI(中文譯名:阮文志,越南籍) 上列被告因公共危險案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(113 年度偵字第16325號),本院判決如下:   主   文 NGUYEN VAN TRI犯尿液所含毒品達行政院公告之品項及濃度值以 上而駕駛動力交通工具罪,處有期徒刑貳月,如易科罰金,以新 臺幣壹仟元折算壹日。並於刑之執行完畢或赦免後,驅逐出境。   犯罪事實及理由 一、NGUYEN VAN TRI(越南籍,中文譯名:阮文志)於民國113年 7月13日上午8時許,在停放於彰化縣○○鎮○○路○○○○○○○○號碼 000-0000號自用小客車內,以將第二級毒品甲基安非他命放 入吸食器內點火燒烤後吸食煙霧之方式,施用第二級毒品甲 基安非他命1次後(施用毒品部分,另由臺灣彰化地方檢察 署檢察官聲請觀察勒戒),仍基於服用毒品尿液所含毒品達 行政院公告之品項及濃度值以上而駕駛動力交通工具之犯意 ,於同日某時駕駛前開車輛上路,嗣於翌(14)日凌晨1時50 分許,行駛至彰化縣○○鄉○○路0段00號前,因急煞停駛為警攔 查,經警方得NGUYEN VAN TRI同意採集尿液送驗,結果呈安 非他命(濃度達4040ng/mL)、甲基安非他命(濃度達24200ng/m L)陽性反應,均已達行政院於113年3月29日所公告之品項及 濃度值以上(即⒈安非他命500ng/mL,⒉甲基安非他命500ng/ mL,且代謝物安非他命濃度100ng/mL以上)。 二、證據名稱:  ㈠被告NGUYEN VAN TRI於警詢時之供述(偵卷第19-26頁)。  ㈡自願受採尿同意書、濫用藥物尿液檢驗檢體真實姓名對照表 、正修科技大學超微量研究科技中心尿液檢驗報告、刑法第 185條之3第1項第3款案件測試觀察紀錄表各1份(偵卷第27-35 頁)。 三、論罪科刑:  ㈠核被告所為,係犯刑法第185條之3第1項第3款之駕駛動力交 通工具而尿液所含毒品及代謝物達行政院公告之品項及濃度 值以上之罪。  ㈡爰以行為人之責任為基礎,審酌被告施用毒品後駕駛汽車, 其尿液所含毒品濃度值【安非他命(濃度達4040ng/mL)、甲基 安非他命(濃度達24200ng/mL)】非低,仍駕駛汽車行駛於一 般道路,危及用路人之安全;暨被告犯後坦承犯行,及其於 警詢時所述教育程度為國中肄業、目前無業、家庭經濟狀況 貧寒等一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之 折算標準。  ㈢被告係越南籍之外國人,其以移工為由申請來臺居留,然因 連續曠職3日失去聯繫,業於112年6月19日經撤銷、廢止居 留許可等情,有外僑居留資料查詢明細內容在卷為憑(偵卷 第39、59-60頁),是被告目前在我國已無合法居留權源, 於非法居留期間為本案犯行,而受有期徒刑以上刑之宣告, 經本院審酌比例原則之適用,暨衡酌人權保障及社會安全之 維護,認不宜許之繼續在我國居留,爰依刑法第95條之規定 ,諭知於刑之執行完畢或赦免後,驅逐出境。 四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第1項,逕以簡易 判決處如主文所示之刑。 五、如不服本判決,得於本判決送達之日起20日內,具狀向本院 提出上訴(須附繕本),上訴於本院第二審合議庭。 本案經檢察官林芬芳聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  114  年  3   月  21  日          刑事第八庭 法 官 李怡昕 以上正本證明與原本無異。 如不服本件判決,得自收受送達之日起20日內,表明上訴理由, 向本院提起上訴狀(須附繕本)。 中  華  民  國  114  年  3   月  21  日                書記官 陳亭竹 附錄本案論罪科刑法條: 刑法第185條之3第1項第3款 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者,處三年以下有期徒刑, 得併科三十萬元以下罰金: 三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物 達行政院公告之品項及濃度值以上。

2025-03-21

CHDM-114-交簡-315-20250321-1

臺灣彰化地方法院

加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第411號 公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 吳淑芸 上列被告因加重詐欺等案件,經檢察官提起公訴(114年度偵字 第5082號),因被告於本院訊問中自白犯罪(114年度訴字第298 號),本院合議庭認宜以簡易判決處刑,裁定由受命法官獨任逕 以簡易判決處刑,判決如下:   主 文 吳淑芸犯三人以上共同詐欺取財未遂罪,處有期徒刑陸月。 扣案之IPHONE 14 PRO手機壹支沒收。   犯罪事實及理由 一、吳淑芸基於參加犯罪組織之犯意,自民國113年2月21日起, 加入身分不詳自稱「小柏」、「劉i陽」、「Earl 林」等成 年人士所組成以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性、結 構犯罪組織之集團,並擔任收取詐騙款項之角色。吳淑芸與 其等所屬詐欺集團成年成員間即共同意圖為自己不法之所有 ,基於三人以上共同詐欺取財、隱匿或掩飾特定詐欺取財犯 罪所得之洗錢犯意聯絡,先由該詐欺集圑之成員「劉i陽」 透過臉書及1ine通訊軟體向乙○○佯稱可投資虚擬貨幣獲利, 惟需提供新臺幣(下同)270萬元云云,乙○○知悉係詐欺集 團所為,遂報警處理,警方即指示乙○○於113年2月22日中午 12時許,至彰化縣○○鄉○○巷0號「益源古厝」前交易,待吳 淑芸搭乘計乘車至現場,於同日中午12時55分許向乙○○核對 身分後欲收取款項之際,隨為埋伏員警查獲而未遂,並自吳 淑芸身上扣得IPhone 14 PRO手機1支。 二、證據名稱:  ㈠被告吳淑芸於警詢、偵查及本院訊問中之供述(偵卷第19-28 、165-167頁;聲羈卷第13-17頁;本院卷第25-28頁)。  ㈡告訴人乙○○於警詢時之指述(偵卷第29-33頁)(惟就被告涉犯 參與犯罪組織部分,不引用告訴人於警詢時之陳述作為證據 )。。  ㈢彰化縣警察局鹿港分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、現 場照片、被告與詐欺集團成員「小柏」之對話紀錄、告訴人 與詐欺集團成員「劉i陽」之對話紀錄(偵卷第39-45、49-62 、63-106、139-152頁)。 三、論罪科刑:  ㈠新舊法比較   查被告行為後,按行為後法律有變更者,適用行為時之法律 ,但行為後之法律有利於行為人者,適用最有利於行為人之 法律,刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後,洗錢防制 法業經修正,於113年7月31日公布,並自同年8月2日起生效 施行。本次洗錢防制法修正之比較新舊法,應就罪刑暨與罪 刑有關之法定加減原因等一切情形,綜其全部罪刑之結果而 為比較(最高法院99年度台上字第7839號判決參照)。經查 :  ⒈修正前洗錢防制法第14條第1、3項原規定「有第2條各款所列 洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺幣5百萬元以下 罰金。」、「前2項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最 重本刑之刑。」。修正後條次移為第19條第1項規定:「有 第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑, 併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未 達新臺幣1億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺 幣5千萬元以下罰金。」  ⒉修正前洗錢防制法第16條第2項規定:「犯前4條之罪,在偵 查及歷次審判中均自白者,減輕其刑」,修正後條次移為第 23條第3項規定:「犯前4條之罪,在偵查及歷次審判中均自 白者,如有所得並自動繳交全部所得財物者,減輕其刑」。  ⒊經綜合全部罪刑而為比較結果,本案被告涉犯洗錢之特定犯 罪,為加重詐欺取財罪;又被告洗錢之財物未達1億元,且 於偵審中均自白、未獲取犯罪所得,是依修正前洗錢防制法 第14條第1項、第3項規定,並依行為時洗錢防制法第16條第 2項規定減刑結果,處斷刑範圍為1月以上6年11月以下;依 修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定,並依修正後洗錢 防制法第23條第3項規定減刑結果,法定刑為3月以上4年11 月以下。  ⒋又按同種之刑,以最高度之較長或較多者為重,最高度相等 者,以最低度之較長或較多者為重,刑法第35條第2項定有 明文。從而,應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段、 第23條第3項規定較有利於被告,依刑法第2條第1項但書規 定,應適用修正後之規定。  ㈡核被告所為,係犯組織犯罪防制條例第3條第l項後段之參與 犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以 上共同詐欺取財未遂罪及洗錢防制法第19條第2項、第1項後 段之洗錢未遂罪。公訴意旨雖認被告本案所為,亦構成刑法 第339條之4第1項第3款以網際網路對公眾散布而犯之加重條 件,惟詐欺集團之行騙手法花樣百出,被告於本案僅擔任向 告訴人收取款項之車手工作,屬於底層角色,對於本案詐欺 集團其他成員係利用何種方式詐騙告訴人,恐難知悉,而卷 內亦無事證足資證明被告收取款項時,已知悉或可得而知告 訴人遭詐之具體情節,是以,被告是否知悉本案詐欺集團其 他成員初始係以網際網路之傳播工具方式為本案詐欺犯行, 尚有疑義,自應為有利被告之認定。從而,公訴意旨認被告 所為亦構成刑法第339條之4第1項第3款之加重條件,容有誤 會,而此僅為加重條件之減縮,仍為單純一罪,無庸變更起 訴法條或不另為無罪之諭知,附此敘明。  ㈢被告以一行為,而觸犯上開3罪名,為想像競合犯,應依刑法 第55條前段規定,從一重之刑法第339條之4第2項、第1項第 2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷。  ㈣被告與「小柏」、「劉i陽」、「Earl 林」及其等所屬之詐 欺集團成員間,有犯意聯絡及行為分擔,應依刑法第28條規 定,論以共同正犯。  ㈤刑之減輕:  ⒈被告於已著手於加重詐欺取財行為之實行而不遂,為未遂犯 ,依刑法第25條第2項之規定,按既遂犯之刑減輕其刑。  ⒉被告於偵查及本院審判中均自白三人以上共同詐欺取財未遂 犯行,且無證據證明獲有犯罪所得而需繳交,故就被告所犯 三人以上共同詐欺取財未遂犯行,依詐欺犯罪危害防制條例 第47條前段規定減輕其刑,並依法遞減之。  ⒊被告就本案犯行既已從一重之刑法三人以上共同詐欺取財未 遂罪處斷,無從再適用組織犯罪防制條例第8條第1項後段及 洗錢防制法第23條第3項前段之規定減刑,然其於偵查及審 判中均自白參與犯罪組織及一般洗錢之事實,本院於後述量 刑時,仍當一併衡酌該部分減輕其刑之事由。  ㈥爰以行為人之責任為基礎,審酌被告前無犯罪紀錄,有其法 院前案紀錄表在卷可參。而現今社會詐欺事件層出不窮、手 法日益翻新,政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵,大 眾傳播媒體更屢屢報導民眾被詐欺,甚至畢生積蓄因此化為 烏有之相關新聞,然被告正值青壯,有謀生能力,卻不思循 正途獲取穩定經濟收入,竟貪圖不法錢財,加入本案詐欺集 團擔任取款車手之工作,由本案詐欺集團不詳成員先對告訴 人施詐,其再負責前往收取詐欺贓款,嚴重破壞社會秩序, 其參與部分幸經警方及時查獲,致未使告訴人損害擴大之犯 罪危害程度。並衡酌被告在集團內犯罪分工所扮演僅為外圍 車手之角色,尚非集團核心人物,其於犯後坦承犯行,且在 偵查及本院審判時均自白參與犯罪組織及一般洗錢之犯行, 復無證據證明有犯罪所得,符合組織犯罪防制條例第8條第1 項後段、洗錢防制法第23條第3項前段減刑之規定,暨被告 自陳之高中畢業教育程度、收押前在工廠當作業員、月薪3 萬元、需要扶養1名未成年小孩等一切情狀,量處如主文所 示之刑,以資懲儆。 四、沒收部分:   按犯詐欺犯罪,其供犯罪所用之物,不問屬於犯罪行為人與 否,均沒收之,詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明 文。扣案之IPhone 14 PRO手機1支,屬被告於本案犯行所用 之物,業據被告供承明確(本院卷第28頁),應依詐欺犯罪危 害防制條例第48條第1項規定,宣告沒收。 五、依刑事訴訟法第449條第2項、第450條第1項、第454條第1項 ,逕以簡易判決處如主文所示之刑。 六、如不服本判決,得於本判決送達之日起20日內,具狀向本院 提出上訴(須附繕本),上訴於本院第二審合議庭。 本案經檢察官傅克強提起公訴。 中  華  民  國  114  年  3   月  21  日          刑事第八庭 法 官 李怡昕 以上正本證明與原本無異。 如不服本件判決,得自收受送達之日起20日內,表明上訴理由, 向本院提起上訴狀(須附繕本)。 告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者, 其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 中  華  民  國  114  年  3   月  21  日                書記官  陳亭竹 附錄本案論罪科刑法條: 組織犯罪防制條例第3條第1項 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者,處3年以上10年以下有期 徒刑,得併科新臺幣1億元以下罰金;參與者,處6月以上5年以 下有期徒刑,得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微 者,得減輕或免除其刑。 洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者,處三年以上十年以下有期徒刑, 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者,處六月以上五年以下有期徒刑,併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科1百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 前項之未遂犯罰之。

2025-03-21

CHDM-114-簡-411-20250321-1

臺灣彰化地方法院

竊盜

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第428號 聲 請 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 蕭國雲 上列被告因竊盜案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(114年度 偵字第2543號),本院逕以簡易判決如下:   主   文 蕭國雲犯竊盜罪,處有期徒刑貳月,如易科罰金,以新臺幣壹仟 元折算壹日。未扣案之茄子貳拾斤沒收,於全部或一部不能沒收 或不宜執行沒收時,追徵其價額。   犯罪事實及理由 一、蕭國雲意圖為自己不法所有,基於竊盜之犯意,於民國113 年10月14日深夜3時56分許,騎乘車牌號碼000-0000號普通 重型機車,前往彰化縣田中鎮斗中路2段71巷底農田,徒手 竊取趙芳禎所種植之茄子20斤,得手後騎乘上開普通重型機 車離去。 二、證據名稱:  ㈠被告蕭國雲於警詢及偵查中之供述(偵卷第5-6頁反面、39-40 頁)。  ㈡證人即被害人趙芳禎於警詢時之證述(偵卷第7-8頁)。  ㈢監視器翻拍畫面及現場蒐證照片共37張(偵卷第9-18頁)。 三、論罪科刑:  ㈠核被告所為,係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。  ㈡爰以行為人之責任為基礎,審酌被告恣意竊取他人之財物, 守法觀念顯有不佳,所為實不足取;惟念及其犯後坦承犯行 ,態度尚可,兼衡其所竊得物品之價值,及其前有竊盜前科 紀錄,有法院前案紀錄表可佐,暨其於警詢中自述國中畢業 之智識程度、職業為農、家庭經濟狀況勉持等一切情狀,量 處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折算標準。 四、沒收部分:   被告於警詢時供承本案犯行竊得之茄子約20、30斤(偵卷第3 9頁反面),依據罪疑惟輕利歸被告原則,自應以最有利被告 之方式,以茄子20斤作為被告本案犯罪所得之認定,既未據 扣案,亦未實際合法發還被害人,為避免被告因犯罪而坐享 犯罪所得,爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定宣 告沒收,並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵 其價額。 五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第450條第1項、第454條 第1項,逕以簡易判決處刑如主文所示。 六、如不服本判決,得於本判決送達之日起20日內,具狀向本院 提出上訴(須附繕本),上訴於本院第二審合議庭。 本案經檢察官林俊杰聲請簡易判決處刑。 中  華  民  國  114  年  3   月  21  日          刑事第八庭 法 官 李怡昕 以上正本證明與原本無異。 如不服本件判決,得自收受送達之日起20日內,表明上訴理由, 向本院提起上訴狀(須附繕本)。 告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者, 其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 中  華  民  國  114  年  3   月  21  日                書記官  陳亭竹 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。

2025-03-21

CHDM-114-簡-428-20250321-1

臺灣彰化地方法院

竊盜

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第397號 聲 請 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 張志仁 賴建愷 上列被告因竊盜案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(114年度 偵字第4525號),本院逕以簡易判決如下:   主   文 張志仁、賴建愷共同犯竊盜罪,均處有期徒刑貳月,如易科罰金 ,以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之微型電動二輪車壹臺及安 全帽壹頂,張志仁、賴建愷共同沒收,於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時,共同追徵其價額。   犯罪事實及理由 一、張志仁、賴建愷係朋友關係,共同意圖為自己不法之所有, 基於竊盜之犯意聯絡,於民國113年9月14日凌晨1時55分許 ,由賴建愷騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車,搭載張 志仁前往彰化縣○○鄉○○路000號花壇車站前停車場,抵達後 ,即由張志仁下車,徒手竊取范蒂所有之微型電動二輪車1 臺及安全帽1頂,得手後,由張志仁騎乘上開微型電動二輪 車控制方向及平衡,再由賴建愷騎乘車牌號碼000-000號普 通重型機車在其後以腳推動電動二輪車之方式,將上開竊取 之微型電動二輪車騎乘離去。 二、證據名稱:  ㈠被告張志仁、賴建愷於警詢及偵查中之供述(偵卷第63-66、6 7-71、163-166、171-173頁)。  ㈡告訴人范蒂於警詢時之指述、證人林輝龍於警詢時之證述(偵 卷第73-75、93-96頁)。  ㈢現場照片及監視錄影翻拍照片、彰化縣警察局彰化分局花壇 分駐所受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單(109-1 20、123-125頁)。 三、論罪科刑:  ㈠核被告2人所為,均係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。  ㈡被告2人就本案犯行,有犯意聯絡及行為分擔,為共同正犯。  ㈢被告張志仁前因傷害案件,經法院判處有期徒刑3月,嗣入監 服刑,於113年3月13日徒刑執行完畢出監;被告賴建愷前因 施用毒品案件,經法院判處有期徒刑2月,於109年8月28日 易科罰金執行完畢等情,業據臺灣彰化地方檢察署檢察官於 聲請簡易判決處刑書之犯罪事實及證據並所犯法條欄中具體 主張,並提出刑案資料查註紀錄表為憑,且有法院前案紀錄 表在卷可稽,被告於有期徒刑執行完畢後5年內故意再犯本 件有期徒刑以上之罪,為累犯。然參酌司法院釋字第775號 解釋意旨,法院就符合累犯要件之被告,仍應以其是否有特 別惡性或對刑罰反應力薄弱等事由,妥適審酌被告所犯前後 數罪間,關於前案之性質(故意或過失)、再犯原因、兩罪 間之差異(是否同一罪質)、主觀犯意所顯現之惡性等情, 綜合判斷被告有無因加重本刑致生所受刑罰超過其所應負擔 罪責之情形,裁量是否加重本刑。經查,被告2人上開前案 分別係犯傷害罪、施用毒品罪,與本案所犯竊盜犯行之罪質 不同,犯罪手段、動機顯屬有別,難認被告具有特別惡性或 對刑罰反應力薄弱之情形,爰依上開解釋意旨,裁量不予加 重最低本刑。  ㈣爰以行為人之責任為基礎,審酌被告2人有上開所述構成累犯 之前科紀錄,仍不知警惕,再犯本案,妄想以竊盜手段不勞 而獲,法紀觀念顯有偏差,所為顯非可取;惟念及被告2人 犯後均坦承犯行,但未能賠償告訴人所受損害之犯後態度, 兼衡被告2人如法院前案紀錄表所示之前科素行,暨衡被告 張志仁自述高職畢業之智識程度、職業為工、家庭經濟狀況 勉持;被告賴建愷則自述國中畢業之智識程度、職業為工、 家庭經濟狀況勉持等一切情狀,分別量處如主文所示之刑, 並均諭知易科罰金之折算標準。 四、沒收:   被告2人共同於本案犯行所竊得之微型電動二輪車1臺及安全 帽1頂,均未扣案,又依卷內現存事證,尚難以區別被告2人 各自分得部分,為避免被告2人無端坐享犯罪所得,且在其 等竊盜不法利得之分配狀況不明下,應認其對於不法利得享 有共同處分權限,自應負共同沒收之責,爰依刑法第38條之 1第1項前段、第3項之規定宣告共同沒收,並於全部或一部 不能沒收或不宜執行沒收時,共同追徵其價額。 五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第450條第1項、第454條 第1項,逕以簡易判決處刑如主文所示。 六、如不服本判決,得於本判決送達之日起20日內,具狀向本院 提出上訴(須附繕本),上訴於本院第二審合議庭。 本案經檢察官陳振義聲請簡易判決處刑。 中  華  民  國  114  年  3   月  21  日          刑事第八庭 法 官 李怡昕 以上正本證明與原本無異。 如不服本件判決,得自收受送達之日起20日內,表明上訴理由, 向本院提起上訴狀(須附繕本)。 告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者, 其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 中  華  民  國  114  年  3   月  21  日                書記官  陳亭竹 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。

2025-03-21

CHDM-114-簡-397-20250321-1

交簡
臺灣彰化地方法院

公共危險

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決 114年度交簡字第347號 聲 請 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 周永達 上列被告因公共危險案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(114 年度速偵字第165號),本院判決如下:   主   文 周永達駕駛動力交通工具,吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五 毫克以上,累犯,處有期徒刑肆月,如易科罰金,以新臺幣壹仟 元折算壹日。   犯罪事實及理由 一、周永達自民國114年2月16日上午10時許起至同日下午2時許 止,在彰化縣田中鎮南北街某址之友人住處,飲用酒類後, 明知飲酒後不得駕駛動力交通工具,竟基於酒後駕駛動力交 通工具之犯意,於同日下午4時53分前某時許,騎乘車牌號 碼000-0000號普通重型機車上路。嗣於同日下午4時47分許 ,行經彰化縣田中鎮斗中路與建國路口,因闖紅燈而為警攔 查,發現其身上散發酒味,並於同日下午4時53分許,對其 施以吐氣所含酒精濃度測試,結果達每公升0.80毫克。 二、證據名稱:  ㈠被告周永達於警詢時及偵查中之自白(偵卷第19-22、59-60頁 )。  ㈡彰化縣警察局道路交通事故當事人酒精測定紀錄表、彰化縣 警察局舉發違反道路交通管理事件通知單影本、車輛詳細資 料報表、證號查詢機車駕駛人各1份(偵卷第23、27、43、45 頁)。 三、論罪科刑:  ㈠核被告所為,係犯刑法第185條之3第1項第1款之駕駛動力交 通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上罪。  ㈡被告前因公共危險案件,經法院判處有期徒刑2月確定,於11 1年1月10日易科罰金執行完畢等情,業據臺灣彰化地方檢察 署檢察官於聲請簡易判決處刑書之犯罪事實及證據並所犯法 條欄中具體主張,並提出被告刑案資料查註紀錄表為憑,且 有法院前案紀錄表在卷可稽,被告於有期徒刑執行完畢後5 年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪,為累犯。審酌被告於 上開前案刑期執行完畢後,又故意再犯本案,前後犯罪類型 、罪質相同,可認其對刑罰反應力薄弱,且依本案之犯罪情 節,加重被告所犯之罪最低法定本刑,並無造成刑罰過重, 罪刑不相當之情況,認本案不因累犯之加重致被告所受刑罰 有超過其所應負擔罪責,及使其人身自由受過苛侵害之虞, 故適用累犯加重之規定,核無司法院大法官釋字第775號解 釋意旨所稱不符合罪刑相當原則之情形,爰依刑法第47條第 1項之規定,加重其刑。  ㈢爰以行為人之責任為基礎,審酌酒後禁止騎車業經政府、大 眾傳播媒體宣導多時,被告竟猶置若罔聞,逕於酒後騎車上 路,顯係漠視所為於公眾道路交通往來安全之潛在危害,且 其酒後騎車為警所測得之吐氣所含酒精濃度達每公升0.80毫 克,所為實有不該;惟念及其犯後自始坦承犯行,犯後態度 尚可,暨衡其於警詢時自述國中畢業之智識程度、職業為工 、家庭經濟狀況勉持等一切情狀,量處如主文所示之刑,並 諭知易科罰金之折算標準。 四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第1項,逕以簡易 判決處如主文所示之刑。 五、如不服本判決,得於本判決送達之日起20日內,具狀向本院 提出上訴(須附繕本),上訴於本院第二審合議庭。 本案經檢察官何采蓉聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  114  年  3   月  21  日          刑事第八庭 法 官 李怡昕 以上正本證明與原本無異。 如不服本件判決,得自收受送達之日起20日內,表明上訴理由, 向本院提起上訴狀(須附繕本)。 中  華  民  國  114  年  3   月  21  日                書記官  陳亭竹 附錄本案論罪科刑法條: 刑法第185條之3第1項第1款 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者,處三年以下有期徒刑, 得併科三十萬元以下罰金: 一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度   達百分之零點零五以上。

2025-03-21

CHDM-114-交簡-347-20250321-1

上易
臺灣高等法院臺中分院

違反電子遊戲場業管理條例等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 114年度上易字第181號 上 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 楊義芳 上列上訴人因被告違反電子遊戲場業管理條例等案件,不服臺灣 彰化地方法院113年度易字第1329號中華民國113年12月13日第一 審判決(起訴案號:臺灣彰化地方檢察署113年度偵字第13363號 ),提起上訴,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   理 由 一、本案經本院審理結果,認第一審判決被告楊義芳(下稱被告 )無罪,並無不當,應予維持,並引用第一審判決書記載之 理由(如附件)。 二、檢察官上訴意旨略以:被告坦承在本案電子遊戲機台內部加 裝隔板,雖另辯稱該隔板不妨礙消費者夾取商品等語。然觀 諸現場照片可知,被告所設置之隔板為斜放,底部與商品外 盒接觸,抓取夾自有無法正常操作之疑慮,而有影響取物之 可能,依經濟部商業司民國107年6月13日經商字第10702412 670號函示,應屬未經評鑑之電子遊戲機。再者,如投幣而 順利夾取商品外,另可參加抽獎,實則已將投幣之消費變更 為更不確定性,亦顯與前開函示所示「內容及價值不得有不 確定性」之意旨不相符合,原審認此與一般購買商品時所附 帶之抽獎活動無異,其認事用法不無違誤,被告所為已合於 違反電子遊戲場業管理條例、賭博等構成要件,爰上訴請撤 銷原判決,另為適當合法之判決等語。   三、按犯罪事實應依證據認定之,無證據不得認定犯罪事實;不 能證明被告犯罪或其行為不罰者,應諭知無罪之判決。刑事 訴訟法第154條第2項、第301條第1項分別定有明文。次按事 實之認定,應憑證據,如未能發現相當證據,或證據不足以 證明,自不能以推測或擬制之方法,以為裁判基礎;而認定 不利於被告之事實,須依積極證據,苟積極證據不足為不利 於被告事實之認定時,即應為有利於被告之認定;所謂認定 犯罪事實之積極證據,雖不以直接證據為限,間接證據亦包 括在內,然而無論直接或間接證據,其為訴訟上之證明,須 於通常一般之人均不致有所懷疑,而得確信其為真實之程度 者,始得據為有罪之認定,倘其證明尚未達到此一程度,而 有合理之懷疑存在時,自不能以推測或擬制之方法,以為有 罪裁判之基礎(最高法院30年度上字第816號、40年度台上 字第86號、76年度台上字第4986號判決意旨參照)。又檢察 官對於起訴或聲請簡易判決處刑之犯罪事實,應負提出證據 及說服之實質舉證責任,倘其所提出之證據,不足為被告有 罪之積極證明,或其指出證明之方法,無從說服法院以形成 被告有罪之心證,基於無罪推定之原則,自應為被告無罪判 決之諭知,刑事妥速審判法第6條亦有明文。  四、本院查:  ㈠原判決已就公訴人所提出被告之供述、查獲警員職務報告、 彰化縣警察局彰化分局選物販賣機查察結果表、現場位置圖 、現場照片、經濟部107年6月13日經商字第10702412670號 函、經濟部108年4月9日經商字第10802406360號函、經濟部 商業發展署113年5月31日商環字第11300637860號函、彰化 縣政府113年6月7日府綠商字第1130208314號函等證據,詳 予調查後,說明:被告雖於本案機檯內加裝隔板,然依卷存 證據無可認定本案機檯之軟體設備或控制程式有經修改,加 裝之隔板亦無證據足認已變更或破壞原始機檯對價取物之把 玩模式,而機檯內鐵盒並未有其他補強證據可佐證內無商品 ,消費者於夾取前復可透過盒上之廣告貼紙知悉其內商品內 容,其內容物並非不確定,當不影響選物販賣機「保證取物 」功能及販賣商品之目的,故無法逕認為已屬電子遊戲場業 管理條例所規範之「電子遊戲機」。再者,本案夾中商品後 並可獲得抽獎機會之行為,為一般常見之經營促銷方式,消 費者操作本案機檯本身之遊戲方式、流程均未變更,因此並 未改變上開機檯原有對價取物之性質,且抽獎券既屬贈送性 質,自無以不確定之事實決定勝負、爭取財物輸贏之射倖性 可言,實無從徒以附贈的抽抽樂遊戲獎品逕認本案機檯已具 有射倖性,與賭博罪無涉,乃對被告為無罪之諭知等語。原 審依據卷內證據詳為指駁論述,尚非與經驗法則及論理法則 相違。  ㈡電子遊戲場業管理條例第4條第1項之定義甚為概括及廣泛, 幾乎囊括所有運用科技、刺激感官、引發趣味之商業行銷手 段,有過度干預人民經濟活動之嫌,復與刑罰謙抑性格不無 牴觸,故有賴主管機關就各種型態機具是否合於電子遊戲機 之定義予以解釋。而「選物販賣機」(俗稱夾娃娃機)因涉 及電子遊戲機定義內容,依電子遊戲場業管理條例第6條第1 項規定,應經主管機關經濟部設立之評鑑委員會依具體個案 情形分別認定,故經濟部於107年6月13日以經商字第107024 12670號函示「夾娃娃機」之評鑑及查核相關事宜,其中關 於「夾娃娃機」評鑑分類參考標準為:「1、具有保證取物 功能。...。2、提供商品之市場價值,不得少於保證取物金 額之百分之七十。3、提供商品之內容必須明確,且其內容 及價值不得有不確定性。4、提供之商品不得為現金、有價 證券、鑽石或金銀珠寶等。5、...。6、機檯內部,無改裝 或加裝障礙物、隔板、彈跳裝置等影響取物可能之設施。.. .」準此,倘未經過評鑑為非屬電子遊戲機之夾娃娃機,機 檯符合具有「保證取物功能」、「物品與售價相當」、「不 影響取物可能性」等原則時,即可認定其性質為非屬電子遊 戲機之選物販賣機,且並非一經改裝或於機檯上改置放不同 物品,即可遽認屬於電子遊戲機,尚須上開改裝或加裝有影 響取物之可能。本案機檯依被告之供述及現場所查獲之機檯 外觀照片所示,該等珍珠板格版之設置,並無與本件機檯軟 體部分有所連結,應無改變機檯原始結構或操作流程,亦未 更改軟體設備或控制程式,理論上並無影響本案機檯之操作 及原有累計投幣、保證取物功能,或有變更、破壞原始機檯 符合對價取物之把玩模式,是並無證據足認本案機檯不具備 保證取物功能或有所變更;又商品亦擺置在機檯上方等情, 業經被告於原審審理時陳明(見原審卷第67頁),並有現場 照片(見偵卷第32頁)在卷可佐,是消費者可透過本案機檯張 貼之告示及現場擺放之商品,獲知夾取方型盒並抽取兌獎券 後,可得兌換之商品,其內容並非不確定,尚不影響選物販 賣機「保證取物」功能及販賣商品之目的,檢察官上訴意旨 固稱被告加裝之隔板已有影響取物之可能等語,然未能提出 其他足以憑採之證據,自無從為被告不利之認定。  ㈢本案夾中物品後又可兌換抽獎券之行為,因該機檯既具備保 證取物功能,消費者可得知其投足260元後,必然可成功取 物,並可認知夾取方型盒並抽取兌獎券後,可得兌換之商品 內容,於投入金錢操作數次失敗後,亦可自行決定是否繼續 投足260元以夾取並兌換商品,及因其技術或之前消費者已 投入相當金額而提前獲取商品,凡此皆與「以偶然事實之成 就與否決定財物得喪變更」之射倖行為有別,要與刑法第26 6條第1項所定之構成要件未合,自無從對被告逕以賭博罪相 繩。  ㈣基上所述,被告承租擺放之本案機檯,尚難認屬電子遊戲場 業管理條例所規範之「電子遊戲機」,且依其操作方式,亦 與「以偶然事實之成就與否決定財物得喪變更」之射倖賭博 行為有異,可為認定。 五、從而,本件依檢察官所舉之事證,尚無法使本院形成被告有 何未經許可經營電子遊戲場業、在公眾得出入之場所賭博之 確信心證。此外,本院亦查無其他積極具體之事證,足認被 告有前開未經許可經營電子遊戲場業、在公眾得出入之場所 賭博之犯行。原審以被告所涉未經許可經營電子遊戲場業、 在公眾得出入之場所賭博之罪嫌均尚有未足,為被告無罪之 諭知,並無不合。檢察官上訴執前詞主張應為被告有罪之認 定,依本判決前揭各該事證及論述、說明,為無理由,應予 駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條、第373條,判決如主文。 本案經檢察官周佩瑩提起公訴,檢察官廖梅君提起上訴,檢察官 林蓉蓉到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  19  日        刑事第七庭 審判長法 官 郭瑞祥                 法 官 陳玉聰                 法 官 胡宜如 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                 書記官 詹于君 中  華  民  國  114  年  3   月  19  日 【附件】 臺灣彰化地方法院刑事判決 113年度易字第1329號 公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被   告 楊義芳                        上列被告因違反電子遊戲場業管理條例等案件,經檢察官提起公 訴(113年度偵字第13363號),本院判決如下:   主 文 楊義芳無罪。   理 由 一、公訴意旨略以:被告楊義芳明知未依電子遊戲場業管理條例 之相關規定,向主管機關申請核准經營電子遊戲場業,並取 得電子遊戲場業營業級別證者,不得經營電子遊戲場業,竟 基於違反電子遊戲場業管理條例及賭博財物之犯意,自民國 113年3月1日起,以每月租金新臺幣(下同)2,500元之價格 ,向順昌娃娃機店(設彰化縣○○市○○路0段000號)租用場地 及娃娃機檯,而擺放TOY STORY電子遊戲機1臺(現場位置圖 編號16,店內編號第25號機檯,未扣案,下稱本案機檯), 並自同年5月中旬某日起,自行將機檯內部改裝、設置隔板 ,變更原始機具結構,而將上開未經經濟部評鑑而屬電子遊 戲機之本案機檯插電營業,供不特定人把玩,與之賭博財物 並經營電子遊戲場業;其玩法係將代夾物(依蒐證照片顯示 為四方形盒裝物品)擺放在本案機檯內,供不特定人每次投 入10元硬幣至本案機檯內(保證取物金額為260元),操縱搖 桿以控制本案機檯內之取物天車,夾取本案機檯內之代夾物 ,如成功夾取代夾物並彈入洞口後,可再獲得選擇抽獎1次 之機會,再依抽獎券內容,兌換其上所載之獎品(價值100 元至2,000元不等之娃娃公仔),無論中獎與否,該投入之 現金均歸本案機檯所有,被告藉獎品價格高低、以小博大之 方式賭博財物。 二、按犯罪事實應依證據認定之,無證據不得認定犯罪事實;不 能證明被告犯罪或其行為不罰者,應諭知無罪之判決,刑事 訴訟法第154條第2項及第301條第1項分別定有明文。  三、公訴意旨認被告涉犯違反電子遊戲場業管理條例第15條之規 定,應依同條例第22條之規定論處及刑法第266條第1項之普 通賭博等罪嫌,無非係以查獲警員職務報告、彰化縣警察局 彰化分局選物販賣機查察結果表、現場位置圖、現場照片、 經濟部107年6月13日經商字第10702412670號函、經濟部108 年4月9日經商字第10802406360號函、經濟部商業發展署113 年5月31日商環字第11300637860號函、彰化縣政府113年6月 7日府綠商字第1130208314號函等件為其論據。 四、訊據被告固坦承有於上開時間、地點承租並擺放本案機檯, 且在其內設置隔板,及放置四方形鐵盒,客人夾到四方形鐵 盒後,可以獲得抽獎機檯外所張貼之抽獎券1次的機會,抽 中的話,可以兌換抽獎券上所載之獎品等語,惟堅詞否認有 何違反電子遊戲場業管理條例及賭博等罪嫌,辯稱:加裝隔 板係為了減少空間,吸引顧客,機檯有保夾設定,並未變更 機檯設定;且四方形鐵盒內確實有商品,一個是燈泡,一個 是電源線,盒子外面都有貼商品品項的貼紙,商品內容明確 ,抽獎券只是額外的優惠等語。經查:  ㈠被告未向主管機關申請核發電子遊戲場業營業級別證,而自1 13年3月1日起,以每月租金2,500元之價格,向順昌娃娃機 店租用場地及娃娃機檯,而擺放本案機檯,並於機檯內加裝 隔板及放置四方形鐵盒,由消費者將10元硬幣1枚投入機檯 後,操作搖桿夾取機檯櫥窗內之四方形鐵盒,如有抓取四方 形鐵盒落入取物孔,即可獲得玩抽獎券1次之機會,由客人 自行選定抽獎券後,再依抽中之抽獎券編號,兌換所對應獎 單上之獎品(價值100元至2,000元不等之娃娃公仔),無論 中獎與否,該投入之現金均歸本案機檯所有等情,據被告於 警詢、偵詢、本院準備程序及審理時供承在卷(偵卷第17-26 、63-65頁;本院卷第39-40、65-69頁),並有查獲員警職務 報告(偵卷第15頁)、彰化縣警察局彰化分局選物販賣機查察 結果表(偵卷第27頁)、現場位置圖(偵卷第29頁)、現場蒐證 照片7張(偵卷第31-35頁)、113年6月16日現場監視器錄影畫 面翻拍照片4張(偵卷第35-37頁)、113年6月20日現場蒐證照 片1張(偵卷第38頁)在卷可參,此部分事實,首堪認定。  ㈡被告雖於本案機檯內加裝隔板,然仍無法逕認為已屬電子遊 戲場業管理條例所規範之「電子遊戲機」:  ⒈按「夾娃娃機」評鑑分類參考標準,要求項目如下:1、具有 保證取物功能,該保證取物金額原則不得超過790元。機具 須揭露「保證取物」、「保證取物金額」及「消費者累積已 投入金額或次數」「消費者累積已投入金額或次數」不得任 意歸零。2、提供商品之市場價值,不得少於保證取物金額 之百分之七十。3、提供商品之內容必須明確,且其內容及 價值不得有不確定性。4、提供之商品不得為現金、有價證 券、鑽石或金銀珠寶等。5、機具外觀正面標示「機具名稱 」,且不得與經評鑑通過之夾娃娃機名稱相同。6、機檯內 部,無改裝或加裝障礙物、隔板、彈跳裝置等影響取物可能 之設施。7、圖片介紹欄內載明「機具尺寸」。倘經查獲之 夾娃娃機倘不符合其說明書所載之上述要求項目第1項至第7 項之一者,即可認其與原評鑑通過之非屬電子遊戲機有別, 應為未經評鑑之電子遊戲機,其擺放營業者,即違反本條例 第15條規定,應依本條例第22條規定辦理。又經評鑑通過為 非屬電子遊戲機之機具,如機具結構或軟體經修改者,依本 條例第7條第2項規定即視為新型機種,屬於未經本部評鑑之 電子遊戲機,應重新向本部申請評鑑,未經評鑑前擺放營業 ,即有第15條、22條之適用。地方政府執行稽查時,針對個 案機具是否為評鑑通過之機具,應依評鑑通過機具說明書內 容據以查核,其機具名稱、外觀結構、遊戲流程(玩法)等 皆須與說明書內容相同,方得認定為評鑑通過機具。有經濟 部107年6月13日經商字第10702412670號函、經濟部108年4 月9日經商字第10802406360號函(偵卷第39-40、41-44頁)附 卷可參。由上開函示內容可知,俗稱「夾娃娃機」之機檯經 認定為「非屬電子遊戲機」,需具有保證取物功能、商品內 容明確、不影響取物可能性等項,且非一經改裝或加裝障礙 物、隔板、彈跳裝置,即可遽認屬於電子遊戲機,尚須上開 改裝或加裝有影響取物之可能。  ⒉被告於本院審理時供稱:我只是在本案機檯內放置珍珠板, 其他玩法都跟一般選物販賣機一樣,我沒有修改機檯結構或 軟體,本案機檯一樣有保證取物之功能,珍珠板不會妨礙消 費者夾取機檯內的商品等語(本院卷第65-69頁),且卷內並 無證據可認定本案機檯之晶片有經修改,無從逕認本案機檯 得由軟體決定之操作流程、遊戲方式與規則業經更改。又觀 諸現場蒐證照片(偵卷第32-33頁)顯示,本案機檯內固裝有 隔板,然於外觀上檢視,該等裝置並無與本案機檯軟體部分 有所連結,應無改變機檯原始結構或操作流程,亦未更改軟 體設備或控制程式,理論上並無影響本案機檯之操作及原有 累計投幣、保證取物功能,或有變更、破壞原始機檯符合對 價取物之把玩模式。是本案並無證據足認本案機檯不具備保 證取物功能或有所變更,而有改變其原有對價取物模式之情 ,縱被告於本案機檯內加裝隔板,均不影響消費金額達到保 夾金額時,消費者無須再投幣即得繼續操作機檯內取物夾, 以夾取機檯內之四方形鐵盒。準此,尚不得逕以被告在本案 機檯內加裝隔板,即謂本案機檯屬電子遊戲機。  ⒊復據被告供稱:四方形鐵盒內確實有商品,我跟廠商買來的 時候鐵盒就長這樣,鐵盒上面會貼有其內商品的廣告圖案, 消費者可以從鐵盒外觀上分辨鐵盒內為何種商品,鐵盒內有 燈泡或電源線,保證夾取金額為260元,至於上方的抽抽樂 是額外附贈,如果客人有夾出鐵盒,就可以額外抽獎1次, 所以本案機檯上才會寫「出1抽1」等語(本院卷第65-69頁) ,復觀諸現場蒐證照片(偵卷第32-33頁),可見本案機檯內 擺有2個鐵盒,該2個鐵盒側邊所貼之貼紙確實為不同之文字 及圖案,足認被告所辯並非全然無據。是消費者於夾取前既 可透過鐵盒上之廣告貼紙知悉鐵盒內之商品內容,其內容並 非不確定,當不影響選物販賣機「保證取物」功能及販賣商 品之目的,從而,被告擺放之本案機檯,衡情仍合於前揭經 濟部函釋所稱「具有保證取物功能」、「提供商品之內容必 須明確」、「不可影響取物可能性」等對價取物要素,足認 其性質上係非屬電子遊戲機,自不在電子遊戲場業管理條例 所管制之範圍,而不受該條例第15條禁止規定所規範,亦無 從依同條例第22條規定處罰。至員警於113年11月25日所出 具之職務報告(本院卷第49頁),固指出本案蒐證時該鐵盒外 觀以繩子綁住,蒐證試玩拿取該鐵盒與該鐵盒掉落於機檯的 聲響,不像內有商品之跡象,且現場並無任何提示鐵盒內之 商品為何等情,然未有其他補強證據可佐證鐵盒內確實無商 品,尚難遽為不利被告之認定。  ㈢本案夾取鐵盒並獲得抽獎機會之行為,亦與賭博罪無涉:   本案機檯既確實設有保證取物功能,若連續投幣至等同於選 物販賣機設定之保證取物金額時,即不需要再投入任何金錢 ,可不限次數夾取,直至消費者夾中為止,如此模式最終將 視同消費者以標價購買,有對價取物之概念,並不具有射倖 性、投機性,自與賭博之定義未合,至於投幣達「保證取物 」之價格前,能否順利夾取機檯內之物品,須靠個人之技巧 ,並非僅具有射倖性、投機性之行為。又消費者夾中夾取商 品後,可再參加本案機檯之抽抽樂,是被告「額外附贈」之 遊戲,其目的係在提高消費者之消費意願,消費者於符合一 定條件時,無庸付費即可加玩抽抽樂遊戲,為一般常見之經 營促銷方式,消費者操作本案機檯本身之遊戲方式、流程均 未變更,因此並未改變上開機檯原有對價取物之性質,且抽 抽樂既屬贈送性質,自無以不確定之事實決定勝負、爭取財 物輸贏之射倖性可言,實無從徒以附贈的抽抽樂遊戲獎品逕 認本案機檯已具有射倖性。即令被告額外提供抽抽樂,使顧 客可能因而額外獲得兌換其他商品之機會,然此與一般購買 商品時所附帶之如「再來一支」等抽獎活動並無差異,該等 銷售模式於一般社會通念及法律評價上並不會將之認具射倖 性、投機性而評價為賭博行為,而係視為買賣行為之附帶部 分,實無從認定被告有在公眾得出入之場所賭博財物之行為 ,自難論以刑法第266條第1項前段之賭博罪責。 五、綜上所述,檢察官起訴意旨認被告涉違反電子遊戲場業管理 條例及刑法第266條第1項之賭博罪嫌所提出之證據及所指出 之證明方法,尚未達於通常一般之人均不致有所懷疑,而得 確信其為犯罪之程度,無法使本院形成被告確有檢察官所指 犯罪事實之有罪心證,揆諸前開說明,本案不能證明被告犯 罪,基於無罪推定原則,自應為被告無罪之諭知。 據上論斷,應依刑事訴訟法第301條第1項,判決如主文。 本案經檢察官周佩瑩提起公訴,檢察官廖梅君到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  12  月  13  日         刑事第八庭  審判長法官 王素珍                法   官 陳彥志                法   官 李怡昕 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿 逕送上級法院」。 中  華  民  國  113  年  12  月  13  日                  書記官 陳亭竹

2025-03-19

TCHM-114-上易-181-20250319-1

臺灣彰化地方法院

竊盜

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第368號 聲 請 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 劉樹根 上列被告因竊盜案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(114年度 偵字第510、2058號),本院逕以簡易判決如下:   主   文 劉樹根犯如附表各編號「罪名及宣告刑」欄所示之罪,各處如附 表各編號「罪名及宣告刑」欄所示之刑及沒收。刑之部分,應執 行有期徒刑伍月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。   犯罪事實及理由 一、劉樹根意圖為自己不法之所有,基於竊盜之犯意,分別為附 表所示之行為。 二、上開犯罪事實,業據被告劉樹根於警詢時坦承不諱(2058偵 卷第9-12頁;510偵卷第9-12頁),並有如附表各編號「證據 資料」欄所示之證據在卷可稽,足認被告上開任意性自白與 事實相符,應堪採信。本案事證明確,被告上開犯行洵堪認 定,應依法論科。 三、論罪科刑:  ㈠核被告所為,分別係犯附表各編號「所犯法條」欄所示之罪 。  ㈡被告就附表各編號所示之各次犯行,犯意各別、行為互殊, 應予分論併罰。  ㈢被告前因竊盜等案件,法院分別判決後,經法院裁定應執行 有期徒刑8月確定,於113年2月4日執行完畢等情,業據臺灣 彰化地方檢察署檢察官於聲請簡易判決處刑書之犯罪事實及 證據並所犯法條欄中具體主張,並提出被告提示簡表、刑案 資料查註紀錄表、矯正簡表各1份,且有法院前案紀錄表在 卷可稽,被告於有期徒刑執行完畢後5年內故意再犯本案有 期徒刑以上之罪,為累犯。審酌被告於上開前案刑期執行完 畢後,又故意再犯本案,前後犯罪類型、罪質相同,可認其 對刑罰反應力薄弱,且依本案之犯罪情節,加重被告所犯之 罪最低法定本刑,並無造成刑罰過重,罪刑不相當之情況, 認本案不因累犯之加重致被告所受刑罰有超過其所應負擔罪 責,及使其人身自由受過苛侵害之虞,故適用累犯加重之規 定,核無司法院大法官釋字第775號解釋意旨所稱不符合罪 刑相當原則之情形,爰依刑法第47條第1項之規定,加重其 刑。  ㈣爰審酌被告除上開構成累犯之前科紀錄外(本案不予重複評價 ),前另有數次之竊盜前科,有法院前案紀錄表在卷可佐, 素行不佳,不知悔改,仍不思循合法途徑獲取財物,僅為一 己私利,竊取他人財物,顯然缺乏對他人財產權應予尊重之 觀念,所為實屬不該;惟考量被告犯後坦承犯行,並衡酌被 告之犯罪動機、手段、竊取物品價值、所獲利益,及被告自 述國中肄業之智識程度、職業為工、家庭經濟狀況貧寒等一 切情狀,分別量處如附表「罪名及宣告刑」欄所示之刑,並 諭知易科罰金之折算標準。復審酌被告所犯如附表所示各罪 ,均為侵害財產法益,手段、態樣部分相似,行為時地尚非 相去甚遠,侵害對象法益不同,於併合處罰時責任非難重複 之程度高低等一切情狀,在外部性界限範圍內,定應執行之 刑如主文所示,並諭知易科罰金之折算標準。 四、沒收:   被告於附表編號1所示犯行竊得之安全帽1頂;於附表編號2 所示犯行竊得之小零錢包1個(內含零錢100元)、鎖頭數個 及鑰匙數個,為其犯罪所得,均未據扣案,爰依刑法第38條 之1第1項、第3項規定,分別於各該犯行主文項下宣告沒收 ,並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額 。至被告於附表編號2所示犯行竊得之機車行照1張,雖亦屬 被告犯罪所得,然衡以該物品具有高度專屬性,經持有人掛 失或補發後即失其作用,爰依刑法第38條之2第2項規定,不 予宣告沒收。 五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第450條第1項、第454條 第1項,逕以簡易判決處刑如主文所示。 六、如不服本判決,得於本判決送達之日起20日內,具狀向本院 提出上訴(須附繕本),上訴於本院第二審合議庭。 本案經檢察官周佩瑩聲請簡易判決處刑。 中  華  民  國  114  年  3   月  18  日          刑事第八庭 法 官 李怡昕 以上正本證明與原本無異。 如不服本件判決,得自收受送達之日起20日內,表明上訴理由, 向本院提起上訴狀(須附繕本)。 告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者, 其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 中  華  民  國  114  年  3   月  18  日                書記官  陳亭竹 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。 附表: 編號 被害人 犯罪事實 證據資料 所犯法條 罪名及宣告刑 1 王小琪 劉樹根意圖為自己不法之所有,基於竊盜之犯意,於民國113年9月3日清晨4時許,騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車,至彰化縣○○鎮○○路0段000號民宅前,徒手竊取王小琪掛在停放在該處之車牌號碼000-000號普通重型機車上之安全帽1頂(價值新臺幣【下同】2,000元)得手,隨即騎乘該機車離開現場。 ㈠告訴人王小琪於警詢之指述(2058偵卷第13-15、17-18頁) ㈡彰化縣○○鎮○○路0段000號民宅前及附近路口之監視器拍攝畫面翻拍照片共8張(2058偵卷第19-23頁) ㈢000號普通重型機車車輛詳細資料報表(2058偵卷第39頁) 刑法第320條第1項之竊盜罪 劉樹根犯竊盜罪,累犯,處有期徒刑肆月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案之安全帽壹頂沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 2 施淑娥 劉樹根意圖為自己不法之所有,基於竊盜之犯意,於113年9月3日清晨5時25分許,騎乘上開機車,行經彰化縣○○鎮○○路○○巷00號前,徒手竊取施淑娥停放在該處之車牌號碼000-0000普通重型機車置物箱內之機車行照1張、小零錢包1個(內有零錢約100元)及鎖頭數個、鑰匙數個得手(總價值200元),隨即騎乘該機車離開現場。 ㈠被害人施淑娥於警詢之指述(510偵卷第13-15頁) ㈡彰化縣○○鎮○○路○○巷00號前之監視器拍攝畫面翻拍照片共3張(510偵卷第17-18頁) ㈢000號普通重型機車車輛詳細資料報表(510偵卷第19頁) 刑法第320條第1項之竊盜罪 劉樹根犯竊盜罪,累犯,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案之小零錢包壹個(內含零錢新臺幣壹佰元)、鎖頭數個及鑰匙數個均沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。

2025-03-18

CHDM-114-簡-368-20250318-1

臺灣彰化地方法院

加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 114年度訴字第201號 公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 李宗浩 上列被告因加重詐欺等案件,經檢察官提起公訴(114年度偵字 第51號),被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述,經告知 簡式審判程序之旨,並聽取當事人之意見後,經本院合議庭裁定 由受命法官獨任行簡式審判程序,判決如下:   主 文 李宗浩犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年。 未扣案之億騰投資股份有限公司工作證壹張及民國113年8月5日 億騰投資股份有限公司存款憑證壹張,均沒收之。   事實及理由 壹、程序事項:被告李宗浩就被訴事實為有罪之陳述,經本院合 議庭裁定由受命法官獨任以簡式審判程序審理,依刑事訴訟 法第273條之2、同法第159條第2項之規定,不適用傳聞法則 有關限制證據能力之相關規定;並得依刑事訴訟法第310條 之2準用同法第454條之規定製作略式判決書,僅需記載犯罪 事實、證據名稱及應適用之法條,且得以簡略方式為之,先 予敘明。 貳、犯罪事實:   李宗浩於民國113年7月底某日,加入通訊軟體Telegram暱稱 「賽特」及其他身分不詳之成年人所組成3人以上,以實施 詐術為手段,具有持續性、牟利性之詐欺集團犯罪組織(下 稱本案詐欺集團)(所涉參與犯罪組織罪嫌部分,業經臺灣臺 南地方法院以113年度金訴字第1919號判決,不在本案審理 範圍),並由李宗浩擔任面交車手,負責前往指定地點收取 詐騙款項。李宗浩與本案詐欺集團成員即意圖為自己不法之 所有,共同基於三人以上犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文 書、行使特種文書之犯意聯絡,先由本案詐欺集團不詳成員 自113年6月間起,透過通訊軟體LINE以暱稱「蔡明哲」、「 億騰客服」與蔡幸芸聯絡,向其佯稱:下載「億騰證券」AP P可投資股票獲利等語,致其陷於錯誤,依暱稱「億騰客服 」之指示以面交方式交付現金予指定之人。嗣蔡幸芸與暱稱 「億騰客服」相約於113年8月5日當面交款後,李宗浩則依 「賽特」之指示,自行列印由本案詐欺集團偽造之其上載有 「億騰投資股份有限公司、馬誌陽專員」之工作證及其上載 有「億騰投資股份有限公司(存款憑證)」之存款憑條後, 即簽署「馬誌陽」於上開理財存款憑條上,復於113年8月5 日晚間8時51分許,在彰化縣○○鎮○○路0段00號大盤大生鮮五 金大賣場廁所前,向蔡幸芸出示上開偽造之工作證,且將上 開偽造之存款憑條交與蔡幸芸而行使之,並向蔡幸芸收取現 金新臺幣(下同)50萬元,足以生損害於「馬誌陽」、「億 騰投資股份有限公司」及蔡幸芸。李宗浩取款完成後,旋於 同日晚間8時58分許,在彰化縣和美鎮和厝路1段路旁,將該 詐得之上開贓款放置於本案詐欺集團成員指定地點,再由本 案詐欺集團成員取走,而共同詐欺取財得手,並成功製造金 流斷點,掩飾、隱匿該詐騙所得之實際流向。 參、前項犯罪事實,有下列證據可資為佐:   ㈠被告李宗浩於警詢、偵查、本院準備程序及審理時之供述(偵 卷第23-27、121-124頁;本院卷第31-35、39-46頁)。  ㈡告訴人蔡幸芸於警詢時之指述(偵卷第29-32頁)。  ㈢現場及路口監視器錄影畫面翻拍照片32張(偵卷第33-63頁)、 被告使用之工作證照片2張(偵卷第65頁)、車號0000-00號 自用小客車之車行軌跡紀錄及路口監視器照片1張(偵卷第67 -69頁)、車號0000-00號自用小客車之車輛詳細資料報表(偵 卷第71頁)、彰化縣警察局和美分局和美派出所陳報單(偵卷 第73頁)、彰化縣警察局和美分局和美派出所受(處)理案件 證明單(偵卷第75頁)、億騰投資股份有限公司存款憑證影本 (偵卷第77頁)、告訴人與「億騰客服No.072」、「蔡明哲」 之LINE對話紀錄截圖(偵卷第79-94頁)。 肆、論罪科刑: 一、核被告所為,係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪、刑 法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第216條 、第210條之行使偽造私文書罪。 二、本案偽造署名之行為,為偽造私文書之階段行為,應為偽造 私文書之行為所吸收;偽造特種文書、偽造私文書之低度行 為,為行使偽造特種文書、行使偽造私文書之高度行為所吸 收,均不另論罪。 三、被告與「賽特」及其等所屬之詐欺集團成員間,有犯意聯絡 及行為分擔,應依刑法第28條規定,論以共同正犯。 四、被告上開所犯4罪具有想像競合犯之裁判上一罪關係,依刑 法第55條前段規定,從一重論以刑法第339條之4第1項第2款 之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 五、被告就本案犯行,於偵查及本院審理時均坦承犯行,而卷內 亦無證據可認被告就本案獲有財物或報酬,而無自動繳交犯 罪所得之問題,爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定 減輕其刑。 六、被告在偵查及審判中均自白洗錢之犯行,且無犯罪所得,依 洗錢防制法第23條第3項前段規定原應減輕其刑,因其所犯 洗錢罪,為想像競合犯其中之輕罪,雖因想像競合犯之關係 而從一重之3人以上共同犯詐欺取財罪處斷,上開輕罪之減 輕其刑事由未形成處斷刑之外部性界限,仍應於依刑法第57 條之規定量刑時,審酌上開輕罪之減輕其刑事由,作為其量 刑之有利因子(最高法院112年度台上字第776號判決意旨參 照)。 七、爰以行為人之責任為基礎,審酌被告貪圖高額報酬,竟加入 詐欺集團,負責擔任車手,而參與加重詐欺取財、洗錢等犯 行,所為實屬不該;考量被告坦承犯行之犯後態度,然未能 與告訴人達成和解,適度賠償告訴人所受損害;兼衡被告如 法院前案紀錄表所示之素行,符合上開減刑之要件,及其自 述大學畢業之學歷、目前做工、月薪約3至4萬元、需要扶養 父母等一切情狀,量處如主文所示之刑。又想像競合之輕罪 即一般洗錢罪部分,固有應併科罰金刑之規定,惟評價被告 行為侵害法益之類型、行為不法程度及罪責內涵後,認所處 之有期徒刑,並未較輕罪之「法定最輕徒刑及併科罰金」為 低,認已足以收刑罰儆戒之效,且符合罪刑相當原則,基於 不過度評價之考量,尚無併科洗錢罪罰金刑之必要,併此說 明。   伍、沒收: 一、未扣案之億騰投資股份有限公司工作證1張、113年8月5日億 騰投資股份有限公司存款憑證1張,均係供被告本案詐欺犯 罪所用,業據被告供認在卷,均應依詐欺犯罪危害防制條例 第48條第1項沒收之。 二、告訴人所交付之50萬元款項固屬洗錢標的,依洗錢防制法第 25條第1項規定,不問屬於犯罪行為人與否,應予沒收之, 然本案並無證據證明被告有取得該等贓款,若再予沒收,顯 有過苛,爰依刑法第38條之2第2項規定,不予宣告沒收或追 徵。 據上論斷,依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段 、第310條之2、第454條第1項,判決如主文。 本案經檢察官陳振義提起公訴,檢察官廖梅君到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  17  日          刑事第八庭 法 官 李怡昕 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿 逕送上級法院」。 告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者, 其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 中  華  民  國  114  年  3   月  17  日                書記官  陳亭竹 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科1百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者,處三年以上十年以下有期徒刑, 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者,處六月以上五年以下有期徒刑,併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書,足以生損害於公眾或他人者,處5年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書,足以生損害於公眾或他人者,處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 中華民國刑法第216條 行使第210條至第215條之文書者,依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。

2025-03-17

CHDM-114-訴-201-20250317-1

附民
臺灣彰化地方法院

請求損害賠償

臺灣彰化地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度附民字第185號 原 告 蔡幸芸 被 告 李宗浩 上列被告因加重詐欺案件(本院114年度訴字第201號),經原告 提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。查其內容繁雜,非經長久之 時日,不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段規定 ,將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭,特此裁定。 中 華 民 國 114 年 3 月 17 日 刑事第八庭 審判長法官 王素珍 法 官 陳彥志 法 官 李怡昕 以上正本證明與原本無異。 本件不得抗告。 中 華 民 國 114 年 3 月 17 日 書記官 陳亭竹

2025-03-17

CHDM-114-附民-185-20250317-1

交易
臺灣彰化地方法院

過失傷害

臺灣彰化地方法院刑事判決 113年度交易字第821號 公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 吳柏賢 選任辯護人 朱從龍律師 上列被告因過失傷害案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第1 0155號),本院判決如下:   主 文 本件公訴不受理。   理 由 一、公訴意旨略以:被告吳柏賢於民國112年12月19日下午3時37 分許,駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車,自彰化縣和美 鎮西園路125巷附近之「和田驗車廠」起駛,進入劃有分向 限制線之車道左轉迴車,本應注意起駛前應顯示方向燈,注 意前後左右有無障礙或車輛行人,並應讓行進中之車輛優先 通行及劃有分向限制線之路段,不得迴車且依當時客觀情狀 並無不能注意之情事,竟疏未注意及此,適告訴人黃瓊瑩於 同一時間騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車附載其子即 被害人陳○諺(000年0月生,真實姓名年籍詳卷),沿彰化縣 和美鎮西園路由東往西行駛至該處,兩車即發生碰撞,致告訴 人因而受有頸部挫傷、左手小指擦傷、右側手部挫傷、左側 踝部挫傷、左側膝部挫傷等傷害;被害人陳○諺則受有臉部 挫傷併唇及下巴擦傷、右小腿擦挫傷等傷害。因認被告涉犯 刑法第284條前段之過失傷害罪嫌等語。 二、按告訴乃論之罪,告訴人於第一審辯論終結前,得撤回其告 訴;告訴乃論之罪,其告訴經撤回者,應諭知不受理之判決 ,並得不經言詞辯論為之,刑事訴訟法第238條第1項、第30 3條第3款、第307條分別定有明文。 三、本件告訴人兼被害人陳○諺之法定代理人黃瓊瑩告訴被告過 失傷害案件,起訴書認被告係犯刑法第284條前段之過失傷 害罪,依同法第287條之規定,須告訴乃論。茲因告訴人黃 瓊瑩及告訴人陳○諺之法定代理人與被告成立調解,並於114 年3月5日具狀撤回告訴,有本院民事調解回報單、刑事撤回 告訴狀在卷可稽,爰依前開說明,不經言詞辯論,逕為不受 理之判決。 據上論斷,應依刑事訴訟法第303條第3款、第307條,判決如主 文。 本案經檢察官周佩瑩提起公訴。 中  華  民  國  114  年  3   月  14  日         刑事第八庭  審判長法官 王素珍                法   官 陳彥志                法   官 李怡昕 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿 逕送上級法院」。 告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者, 其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 中  華  民  國  114  年  3   月  14  日                書記官 陳亭竹

2025-03-14

CHDM-113-交易-821-20250314-1

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