搜尋結果:林毓珊

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臺灣橋頭地方法院

聲請定其應執行刑

臺灣橋頭地方法院刑事裁定  114年度聲字第222號 聲 請 人 即 受刑人 萬仕杰 上列聲請人即受刑人因數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行 之刑,本院裁定如下:   主 文 聲請駁回。   理 由 一、聲請意旨如附件刑事數罪併罰定其應執行之刑聲請狀。 二、依刑法第53條及第54條應依刑法第51條第5款至第7款之規定 ,定其應執行之刑者,由該案犯罪事實最後判決之法院對應 之檢察署檢察官,備具繕本,聲請該法院裁定之,刑事訴訟 法第477條第1項前段定有明文。故數罪併罰有二裁判以上, 定其應執行之刑,僅檢察官有聲請權,受刑人不得為之(最 高法院97年度台抗字第782號裁定意旨參照)。 三、經查,聲請人即受刑人萬仕杰檢具上開刑事數罪併罰定其應 執行之刑聲請狀逕向本院聲請定其應執行之刑,然依前揭說 明,如受刑人有符合數罪併罰之要件時,僅得請求該管檢察 官聲請法院裁定定應執行刑,受刑人並非合法之聲請權人, 故本件聲請於法未合,應予駁回。 四、依刑事訴訟法第220條,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  6   日          刑事第二庭  法 官 方佳蓮 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於送達後10日內,向本院提出抗告狀。 中  華  民  國  114  年  3   月  6   日                 書記官 林毓珊

2025-03-06

CTDM-114-聲-222-20250306-1

聲保
臺灣橋頭地方法院

聲請假釋期中交付保護管束

臺灣橋頭地方法院刑事裁定  114年度聲保字第45號 聲 請 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 受 刑 人 邱豑慶 上列受刑人因違反毒品危害防制條例等案件,經聲請人聲請假釋 期中付保護管束,本院裁定如下:   主 文 邱豑慶假釋中付保護管束。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人邱豑慶前因違反毒品危害防制條例等 案件,經法院裁判應執行有期徒刑4年4月確定(其中3月已執 行完畢),並於民國110年7月30日入監執行前揭徒刑並接插 執行另案觀察、勒戒處分,茲因受刑人業經法務部矯正署於 114年2月27日法矯署教字第11401357880號核准假釋在案, 而前揭犯罪事實最後裁判法院為臺灣橋頭地方法院(109年 度金訴字第32號),爰聲請於其假釋中付保護管束等語。 二、本件聲請經核於法並無不合,爰依刑事訴訟法第481條第1項   ,刑法第93條第2項、第96條但書,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月   5  日          刑事第二庭  法 官 陳薏伩 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於送達後10日內,向本院提出抗告狀。 中  華  民  國  114  年  3   月  5   日                 書記官 林毓珊

2025-03-05

CTDM-114-聲保-45-20250305-1

聲保
臺灣橋頭地方法院

聲請假釋期中交付保護管束

臺灣橋頭地方法院刑事裁定  114年度聲保字第51號 聲 請 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 受 刑 人 江文德 上列受刑人因違反森林法案件,經聲請人聲請假釋期中付保護管 束,本院裁定如下:   主 文 江文德假釋中付保護管束。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人江文德前因違反森林法案件,經法院 裁判應執行有期徒刑1年6月確定,並於民國113年1月16日入 監執行,茲因受刑人業經法務部矯正署114年2月27日以法矯 署教字第11401356140號核准假釋在案,而前揭犯罪事實最 後裁判法院為臺灣橋頭地方法院(112年度審訴字第276號) ,爰聲請於其假釋中付保護管束等語。 二、本件聲請經核於法並無不合,爰依刑事訴訟法第481條第1項   ,刑法第93條第2項、第96條但書,裁定如主文。另受刑人 應於假釋後執行罰金易服勞役365日,附此敘明。 中  華  民  國  114  年  3   月   5  日          刑事第二庭  法 官 陳薏伩 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於送達後10日內,向本院提出抗告狀。 中  華  民  國  114  年  3   月  5   日                 書記官 林毓珊

2025-03-05

CTDM-114-聲保-51-20250305-1

臺灣橋頭地方法院

妨害自由

臺灣橋頭地方法院刑事裁定  113年度訴字第221號 具 保 人 許滋芸 被 告 陳彥廷 上列具保人因被告妨害自由案件,本院裁定如下:   主 文 許滋芸繳納之保證金新臺幣參萬元及實收利息,沒入之。   理 由 一、具保之被告逃匿者,應命具保人繳納指定之保證金額,並沒 入之。不繳納者,強制執行。保證金已繳納者,沒入之;依 第118條規定沒入保證金時,實收利息併沒入之;第118條第 1項之沒入保證金,以法院之裁定行之,刑事訴訟法第118條 第1項、第119條之1第2項及第121條第1項分別定有明文。 二、查具保人許滋芸前因被告陳彥廷妨害自由案件,經臺灣橋頭 地方檢察署檢察官指定保證金額新臺幣3萬元,由具保人出 具現金保證後將被告釋放,惟經本院於審理中依被告住所傳 喚、拘提均未到案等情,有國庫存款收款書、本院送達證書 、個人戶籍資料查詢結果、法院在監在押簡列表、高雄市政 府警察局三民第二分局民國114年2月13日高市警三二分偵字 第11470209400號函暨附件在卷可稽,而具保人經本院按址 傳喚命應督促被告遵期到庭,否則將依法沒入保證金,亦未 能攜同被告前來或到庭敘明被告現時所在地等情,有本院送 達證書、114年1月6日準備程序筆錄存卷可佐,足認被告現 已逃匿無訛,依前揭說明,自應將具保人已繳納之上開保證 金及實收利息併予沒入。 三、依刑事訴訟法第118條第1項、第119條之1第2項、第121條第 1項,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  4   日          刑事第二庭  審判長法 官 陳薏伩                    法 官 呂典樺                    法 官 方佳蓮 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於送達後10日內,向本院提出抗告狀。 中  華  民  國  114  年  3   月  4   日                 書記官 林毓珊

2025-03-04

CTDM-113-訴-221-20250304-1

臺灣橋頭地方法院

妨害秩序等

臺灣橋頭地方法院刑事判決  113年度訴字第143號 公 訴 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 傅晶一 傅財雄 上列被告因妨害秩序等案件,經檢察官提起公訴(112年度偵字 第21208號),本院判決如下:   主 文 傅晶一、傅財雄均犯意圖供行使之用而攜帶兇器在公共場所聚集 三人以上下手實施強暴罪,各處有期徒刑玖月。   事 實 一、傅晶一、傅財榮(已歿,業由本院另為不受理判決)於民國 112年5月19日12時許,分別騎乘自行車、車牌號碼000-000 號普通重型機車(下稱甲車),在高雄市美濃區民族路109 巷口(下稱109巷口),與駕駛車牌號碼0000-00號自用小貨 車(下稱乙車)之黃翊展發生行車糾紛。傅財榮將黃翊展攔 停理論後,旋即騎車返回同路139巷6號住處,並與其弟傅財 雄、其子傅晟爝(本院另行審結)分別騎乘機車,一同前往 同路139巷口(下稱案發巷口)之公共場所,且意圖供行使 之用而攜帶客觀上足對人之生命、身體、安全構成威脅,可 供兇器使用之斧頭1把,而與在場之傅晶一、傅財雄、傅晟 爝共同基於傷害、在公共場所聚集三人以上下手實施強暴之 犯意聯絡,傅財榮先與黃翊展理論,傅晟爝即以腳踹黃翊展 腹部,並持不詳來源鐵棒1支(未扣案)毆打黃翊展,傅晶 一、傅財雄則各持不詳來源木條1支(均未扣案)毆打黃翊 展,以此方式下手實施強暴,致黃翊展受有頭頸部挫傷併輕 微腦震盪、腹壁挫傷、背部挫傷、四肢多處挫擦傷等傷害。 嗣警據報到場,並扣得傅財榮所有之斧頭1把及傅晟爝所有 之木棍1支,始查悉上情。 二、案經黃翊展訴由高雄市政府警察局旗山分局報請臺灣橋頭地 方檢察署檢察官偵查起訴。   理 由 壹、證據能力   被告以外之人於審判外之陳述,雖不符前4條之規定,而經 當事人於審判程序同意作為證據,法院審酌該言詞陳述或書 面陳述作成時之情況,認為適當者,亦得為證據,刑事訴訟 法第159條之5第1項定有明文。準此,本判決所引用各項被 告以外之人審判外言詞或書面陳述,性質上雖屬傳聞證據, 然審酌此等陳述作成時外部情況俱無不當,復經檢察官、被 告傅晶一、傅財雄於審判程序同意有證據能力(訴二卷第61 頁),乃認作為證據應屬適當,自得採為認定事實之依據。 貳、實體部分 一、認定犯罪事實所憑之證據及理由   訊據被告2人固坦承於前開時間,與共同被告傅財榮及傅晟 爝同在案發巷口,然均矢口否認傷害及妨害秩序犯行,被告 傅晶一辯稱:伊未毆打黃翊展,手中也沒有拿任何棍棒等語 ;被告傅財雄則辯以:伊是要去勸架,沒有帶東西,亦未毆 打黃翊展等語。經查:  ㈠被告傅晶一、共同被告傅財榮於案發稍早,分別騎乘自行車 、甲車,在109巷口與駕駛乙車之告訴人黃翊展發生行車糾 紛,共同被告傅財榮將告訴人攔停理論後,旋即騎車返回同 路139巷6號住處,並與被告傅財雄、共同被告傅晟爝分別騎 乘機車,一同前往案發巷口,斯時被告傅晶一亦在現場等情 ,業經證人即告訴人、證人吳坤燿、證人即共同被告傅財榮 、傅晟爝分別證述明確,且有密錄器錄影畫面截圖、扣案物 照片、Google街景圖附卷可稽,復據被告2人坦認不諱且互 核一致(警卷第27、30頁,偵卷第205、217頁,審訴卷第18 7至188頁,訴二卷第63至71頁);又告訴人於案發當日13時 53分許至衛生福利部旗山醫院(下稱旗山醫院)急診,經診 斷受有頭頸部挫傷併輕微腦震盪、腹壁挫傷、背部挫傷、四 肢多處挫擦傷等節,亦有該院診斷證明書及病歷資料在卷可 佐(警卷第42頁,訴一卷第225至237頁),是此部分事實均 堪認定。  ㈡被告2人確以事實欄所示方式參與本案犯罪分工  1.質之告訴人就其遭毆打一情於警偵及本院審判程序證稱:當 時傅財榮、傅晟爝在伊前面,傅晶一及傅財雄站在伊身後, 伊被壓制在轉角花圃牆角處,先被打後腦,傅晟爝即用膝蓋 踹伊肚子,將伊壓下,伊有感覺來自前後分別以棍棒或徒手 毆打之力道,只能蹲下護著頭部被打等語(警卷第3至5、8 至9頁,偵卷第235至236頁,訴二卷第35至53頁),前後情 節互核尚符,並核與證人吳坤燿於警偵及本院審判程序所證 :伊在屋內洗碗筷時,聽到外面在叫囂出去看,傅財榮先到 ,傅財雄、傅晟爝又騎車到,最後看到傅晶一。傅財榮持斧 頭,傅晶一及傅財雄均持木條,傅晟爝持鐵棒,4個人都有 動手,將黃翊展壓向牆角,邊壓邊打,黃翊展則抱頭蹲下等 語(警卷第32頁,偵卷第205頁,訴一卷第297至317頁), 大抵一致。復觀被告傅財雄偵查中即自承有逼告訴人到牆角 (偵卷第205頁),被告2人亦自陳與告訴人、證人吳坤燿間 並無仇恨、糾紛(訴二卷第63頁),是告訴人、證人吳坤燿 當無刻意設詞構陷被告2人之必要,所為證述堪可採信,又 告訴人針對案發經過所述,縱然部分細節與證人吳坤燿之證 述情節稍有出入,然衡以事發時雙方驟起衝突,告訴人突遭 未測之攻擊,恐難完整辨識實際遭受攻擊詳情,而證人吳坤 燿係客觀在場、未涉入雙方衝突之第三人,見聞情狀應較告 訴人清晰,則依證人吳坤燿上開證言,足徵被告2人、共同 被告傅財榮及傅晟爝均有出手毆打告訴人之行為。再參諸前 述診斷證明書、病歷資料所示,告訴人所受傷勢範圍遍及頭 部、腹部、背部、四肢等身體部位且型態不一,顯非單純肢 體拉扯,而係來自不同方向之外力攻擊所造成,且告訴人於 案發當日13時53分許旋即前往旗山醫院急診,主訴就診原因 為「被不認識的人打」,而受傷部位暨傷勢俱與告訴人所證 遭共同被告傅晟爝踹肚子,暨告訴人及證人吳坤燿所證遭被 告2人、共同被告傅財榮及傅晟爝分持木條、斧頭、鐵棒毆 打成傷之情相符,當得相互補強採為認定事實之基礎,堪認 告訴人確遭被告2人、共同被告傅財榮及傅晟爝分持木條、 斧頭、鐵棒毆打致受有事實欄所示身體傷害。  2.自被告傅晶一之供述、告訴人及共同被告傅財榮之證述以觀 (警卷第4、12、30頁,偵卷第236頁,審訴卷第188頁,訴 二卷第36、44頁),可見告訴人與共同被告傅財榮於案發稍 早,在109巷口因行車糾紛所生爭論,原已因共同被告傅財 榮騎車離去而暫歇。然依被告傅晶一自陳其於共同被告傅財 榮返家時,仍留在現場(警卷第30頁),及被告傅財雄所稱 見到共同被告傅財榮回家很生氣,表示跟人家打架,身為弟 弟當然要出去(訴二卷第63至64頁),暨嗣後被告傅財雄、 共同被告傅晟爝旋即隨同共同被告傅財榮抵達現場等情狀, 可知被告2人與共同被告傅財榮、傅晟爝確有互相形成對於 告訴人實施不法腕力之合意,而方有被告傅財雄於審判中所 述分明係前往現場勸架,卻無任何勸架作為之自我矛盾情形 (訴二卷第69頁)。  3.證人吳坤燿固於本院審判程序一度證述未見共同被告傅財榮 手持斧頭、不確定被告2人及傅晟爝手持何武器、沒印象被 告傅晶一有動手在卷(訴一卷第299、305至306頁),惟衡 諸其於本院審判程序接受交互詰問時,與案發時間相距已有 相當時日,主觀記憶不免隨時間經過淡忘、模糊致誤認,尚 與常情無違,自無礙於其證言之憑信性。  4.證人傅財榮固證述被告2人未毆打告訴人在卷(警卷第12至1 3頁,偵卷第205頁,審訴卷第233頁),惟證人傅財榮非但 係當日與告訴人發生糾紛之事主,亦為被告傅晶一之舊識、 被告傅財雄之至親,所為證言已難期客觀中立,更與告訴人 及證人吳坤燿之證述存在重大歧異,顯為圖淡化被告2人之 涉案程度而屬迴護之詞,難以憑採。另證人傅晟爝雖證稱無 人毆打告訴人等語(偵卷第225頁,審訴卷第188頁),然所 證未見傅財榮與黃翊展打架一節,顯與證人傅財榮始終自陳 確有出手毆打告訴人之情(警卷第12頁,偵卷第205頁,審 訴卷第232至233頁)互相矛盾,則證人傅晟爝所為證詞之可 信性,堪值存疑,自難採為有利被告2人之認定。   ㈢被告2人所為均成立刑法第150條第2項第1款、第1項後段攜帶 兇器聚眾施暴罪及同法第277條第1項傷害罪  1.刑法第150條聚眾施強暴脅迫罪,原規定之構成要件「公然 聚眾」部分,於109年1月15日修正為「在公共場所或公眾得 出入之場所聚集三人以上」。其修正理由(同第149條修正 說明)載敘:實務見解認為,「聚眾」係指參與之多數人有 隨時可以增加之狀況,若參與之人均係事前約定,人數既已 確定,便無隨時可以增加之狀況,自與聚眾之情形不合。此 等見解範圍均過於限縮,也無法因應當前社會之需求。爰將 本條前段修正為「在公共場所或公眾得出入之場所」有「聚 集」之行為為構成要件,亦即行為(人)不論其在何處、以 何種聯絡方式(包括透過社群通訊軟體:如LINE、微信、網 路直播等)聚集,其係在遠端或當場為之,均為本條之聚集 行為,且包括自動與被動聚集之情形,亦不論是否係事前約 定或臨時起意者均屬之等旨。查該修正條文除場所屬性不再 侷限於實質上一般大眾可共見共聞之地點外,並將在現場實 施騷亂之人數,明定為3人以上為已足,至若隨時有加入不 特定之群眾,或於實施強暴脅迫持續中,其原已聚集之人數 有所變化,均無礙於「聚集3人以上」要件之成立。又依本 罪之規定體例,既設於刑法第二編分則第七章妨害秩序罪內 ,則其保護之法益自係在公共秩序及公眾安寧、安全之維護 ,使其不受侵擾破壞。是本罪既係重在公共安寧秩序之維持 ,故若其實施強暴脅迫之對象,係對群眾或不特定人為之, 而已造成公眾或他人之危害、恐懼不安致妨害社會秩序之安 定,自屬該當。惟如僅對於特定人或物為之,基於本罪所著 重者係在公共秩序、公眾安全法益之保護,自應以合其立法 目的而為解釋,必其憑藉群眾形成的暴力威脅情緒或氛圍所 營造之攻擊狀態,已有可能因被煽起之集體情緒失控及所生 之加乘效果,而波及蔓延至周邊不特定、多數、隨機之人或 物,以致此外溢作用產生危害於公眾安寧、社會安全,而使 公眾或不特定之他人產生危害、恐懼不安之感受,始應認符 合本罪所規範之立法意旨(最高法院110年度台上字第6191 號判決意旨參照)。  2.被告2人與共同被告傅財榮、傅晟爝係在案發巷口同對告訴 人下手實施傷害行為,業如前述,已合於「在公共場所聚集 3人以上實施強暴」之要件。又其等施暴對象雖屬特定,惟 該時段並非清晨或深夜,地點亦非僻壤或深山,而係日間公 眾往來通行之道路,案發時間雖屬短暫,然已實際造成告訴 人前述身體傷害,且證人吳坤燿及附近居民紛因聽聞吵鬧聲 而有外出察看、閃躲、求援等防免危險之舉措(訴一卷第30 4至305頁,訴二卷第51至52、71頁),足認被告2人與共同 被告傅財榮、傅晟爝憑藉三人以上聚集形成之暴力攻擊狀態 ,已使現場其他民眾等不特定人產生危害、恐懼不安之感受 ,嚴重影響公眾安寧及危害公共秩序,被告2人所為自該當 刑法第150條第1項後段之客觀構成要件無疑。  3.刑法所謂「兇器」種類並無限制,凡客觀上足對人之生命、 身體、安全構成威脅,具有危險性者均屬之。被告2人確各 持木條1支毆打告訴人等情,業經本院認定如前,而該等木 條及共同被告傅晟爝持用施暴之鐵棒1支雖未扣案,然與共 同被告傅財榮攜帶到場且經扣案之斧頭1把,均實際造成告 訴人受傷,故客觀上可對人之生命、身體、安全構成威脅而 具有危險性,應屬刑法所稱兇器甚明,是被告2人亦該當刑 法第150條第2項第1款意圖供行使之用而攜帶兇器之要件。  4.刑法第150條聚眾施強暴脅迫罪既屬妨害秩序之一種犯罪, 則聚眾實施強暴脅迫之人,主觀上自須具有妨害秩序之故意 ,亦即應具有實施強暴脅迫而為騷亂之共同意思,始與該條 罪質相符。惟此所稱聚眾騷亂之共同意思,不以起於聚集行 為之初為必要。若初係為另犯他罪,或別有目的而無此意欲 之合法和平聚集之群眾,於聚眾過程中,因遭鼓動或彼此自 然形成激昂情緒,已趨於對外界存有強暴脅迫化,或已對欲 施強暴脅迫之情狀有所認識或預見,復未有脫離該群眾,猶 基於集團意識而繼續參與者,亦均認具備該主觀要件。且其 等騷亂共同意思之形成,不論以明示通謀或相互間默示之合 致,亦不論是否係事前鳩集約定,或因偶發事件臨時起意, 其後仗勢該群眾結合之共同力,利用該已聚集或持續聚集之 群眾型態,均可認有聚眾騷亂之犯意存在。查被告2人皆為 具有一般智識及社會生活經驗之成年人,其中被告傅財雄更 自承係因共同被告傅財榮返家告知被打而同往現場(警卷第 27頁,訴二卷第63、70頁),足認被告傅財雄實為尋釁而至 現場,且被告2人於知悉到場人數已達三人之情形下,既在 場參與下手實施強暴行為,顯對其等所為已造成公眾或他人 之危害、恐懼不安之狀態有所認識,仍執意以事實欄所載方 式為之,堪認主觀上均與共同被告傅財榮、傅晟爝間,基於 共同犯傷害、攜帶兇器聚眾施暴等罪之意思參與其中而具有 犯意聯絡,確有被訴攜帶兇器聚眾施暴及傷害犯行甚明。  ㈣綜上,本件事證明確,被告2人犯行均堪認定,應依法論科。 二、論罪科刑  ㈠核被告2人所為,均係犯刑法第150條第2項第1款、第1項後段 意圖供行使之用而攜帶兇器在公共場所聚集三人以上下手實 施強暴罪、同法第277條第1項傷害罪。  ㈡被告2人與共同被告傅財榮、傅晟爝間,有犯意聯絡與行為分 擔,應論以共同正犯。另因刑法條文有「結夥三人以上」者 ,其主文之記載並無加列「共同」之必要(最高法院79年度 台上字第4231號判決意旨參照),而刑法第150條妨害秩序 罪既以「聚集三人以上」為構成要件,性質上屬於聚合犯, 應為相同解釋,故毋庸於主文加列「共同」,併此敘明。  ㈢被告2人先後數次毆打告訴人,係於密接時地實施且侵害同一 法益,各行為間獨立性極為薄弱,依一般社會健全觀念難以 強行分開,客觀上足認係單一行為之多次舉動,主觀上亦係 基於單一犯意所為,應包括於一行為評價為接續犯而論以一 罪。  ㈣被告2人皆以一行為同時觸犯數罪名,各應成立想像競合犯, 而從一重論以意圖供行使之用而攜帶兇器在公共場所聚集三 人以上下手實施強暴罪。  ㈤刑法第150條第2項屬於相對加重條件,並非絕對應加重條件 ,是以,法院應依個案具體情狀,考量當時客觀環境、犯罪 情節及危險影響程度、被告涉案程度等事項,綜合權衡考量 有無加重其刑之必要。本院審諸被告2人均矢口否認犯行, 難認有何悔意,且迄未與告訴人成立和(調)解或賠償損害 ,復參酌被告2人僅因細故即糾眾尋釁,而本案犯罪時間雖 屬短暫,然地點係在公眾往來通行之道路,並持用木條作為 施暴工具,非僅造成告訴人多部位體傷,亦對往來公眾生命 、身體及公共秩序所生危險程度甚鉅,乃認原法定刑尚不足 評價其等犯行,爰依前開規定加重其刑。  ㈥被告構成累犯之事實及應加重其刑之事項,均應由檢察官主 張並具體指出證明之方法後,經法院踐行調查、辯論程序, 方得作為論以累犯及是否加重其刑之裁判基礎(最高法院11 0年度台上字第5660號判決意旨參照)。公訴意旨對於被告 傅晶一是否構成累犯之事實暨是否依累犯規定加重其刑之事 項,既未主張或具體指出證明方法,依前揭說明,本院即毋 庸加以調查審認。  ㈦爰審酌被告2人僅因稍早共同被告傅財榮與告訴人發生行車糾 紛之細故,共同出於傷害及攜帶兇器聚眾施暴之犯意聯絡, 在公共場所對告訴人施暴,對人民安寧及公共秩序已生危害 ,又致告訴人受有前述身體傷害,且迄未與告訴人成立和( 調)解或賠償損害,犯後復矢口否認犯行,實值非難。並考 量被告2人僅因細故即糾眾尋釁,本件犯罪時地為日間公眾 往來通行之道路、持用兇器為施暴工具,對安寧秩序所生危 害程度甚鉅,被告2人於案發之初即手持兇器,並實際對告 訴人施暴,侵擾及戕害人民安寧與社會秩序甚烈,均不宜輕 縱,暨被告傅晶一曾另涉刑案經法院判處罪刑確定,仍再為 本案犯罪等前科素行、被告傅財雄之前科素行;兼衡被告傅 晶一自陳國中畢業,入監前為雜工,月收入約新臺幣(下同 )3,000至5,000元,經濟狀況貧寒,身體狀況正常,無需扶 養他人;被告傅財雄自陳高職畢業,入監前做零工,月收入 約1,000至2,000元,經濟狀況不佳,身體狀況正常,無需扶 養他人(訴二卷第72頁)等一切情狀,分別量處如主文所示 之刑。 三、沒收部分   扣案之斧頭1把及木棍1支均非被告2人所有,而未扣案木條2 支雖供被告2人本案犯罪所用,然無從證明為被告2人所有, 且係日常生活常見之物,客觀財產價值亦屬低微,俱欠缺沒 收之刑法上重要性,均不予宣告沒收。 四、不另為無罪諭知部分  ㈠公訴意旨另以:被告傅晶一於前開甫發生行車糾紛時,在109 巷口與共同被告傅財榮共同基於恐嚇之犯意聯絡,分持斧頭 、鐵棍欲毆打告訴人,而以此加害生命、身體之事恐嚇告訴 人,使之心生畏懼,致生危害於安全;復承前犯意,在案發 巷口,與被告傅財雄、共同被告傅財榮及傅晟爝共同基於恐 嚇之犯意聯絡,包圍告訴人,由傅財雄對告訴人告知「厚死 」等語,使告訴人心生畏懼,致生危害於安全。因認被告2 人均涉有刑法第305條恐嚇危害安全罪嫌等語。  ㈡惟查:此部分事實始終為被告2人否認,又關於109巷口部分 ,依告訴人於本院審判程序所證,被告傅晶一雖與共同被告 傅財榮分持現場撿拾之鐵棒及斧頭與告訴人爭論,然均無對 告訴人動手之舉(訴二卷第43至44頁),核與證人吳坤燿所 述未見被告傅晶一及共同被告傅財榮有何手持錏管或斧頭高 舉、揮向告訴人之情相符(訴一卷第309、316頁),則縱被 告傅晶一與共同被告傅財榮確有手持棍棒或斧頭,該行為得 否逕認有對告訴人生命、身體施加惡害之意,尚非全然無疑 ;而在案發巷口部分,告訴人固曾於警詢證述被告傅財雄出 言「厚死」一節(警卷第4、9頁),然於審判中則證稱:伊 不太確定「厚死」是誰講的,因為類似是傅財雄的聲音,先 前才說是傅財雄喊的,但不能肯定是傅財雄等語(訴二卷第 47至48頁),足認告訴人前述警詢證述內容乃推測之詞,難 以遽採,且證人吳坤燿及其餘證人均未具體證述見聞此節, 卷內事證亦無從積極證明被告2人確有公訴意旨所指恐嚇行 為,是此部分除告訴人之指證外別無任何補強證據,自未可 遽令被告2人同負恐嚇危害安全罪責。又此部分若成立犯罪 ,核與被告2人前述攜帶兇器聚眾施暴及傷害有罪部分,具 有想像競合犯之裁判上一罪關係,爰不另為無罪之諭知。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官黃世勳提起公訴,檢察官余晨勝到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  4   日          刑事第二庭  審判長法 官 陳薏伩                    法 官 呂典樺                    法 官 方佳蓮 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切 勿逕送上級法院」。 中  華  民  國  114  年  3   月  4   日                    書記官 林毓珊 附錄本判決論罪科刑法條: 中華民國刑法第150條 在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上,施強暴脅迫者, 在場助勢之人,處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金; 首謀及下手實施者,處6月以上5年以下有期徒刑。 犯前項之罪,而有下列情形之一者,得加重其刑至二分之一: 一、意圖供行使之用而攜帶兇器或其他危險物品犯之。 二、因而致生公眾或交通往來之危險。 中華民國刑法第277條 傷害人之身體或健康者,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以 下罰金。 犯前項之罪,因而致人於死者,處無期徒刑或7年以上有期徒刑 ;致重傷者,處3年以上10年以下有期徒刑。

2025-03-04

CTDM-113-訴-143-20250304-2

金訴
臺灣橋頭地方法院

詐欺等

臺灣橋頭地方法院刑事裁定  113年度金訴字第77號 公 訴 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 陳志龍 林聖偉 高俊文 上列被告因詐欺等案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第835 1號),本院裁定如下:   主 文 本件由受命法官獨任進行簡式審判程序。   理 由 一、本件被告陳志龍、林聖偉、高俊文所犯係死刑、無期徒刑、 最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪,其等於準備程序進 行中,就被訴事實為有罪之陳述,經法官告知其等簡式審判 程序之旨,並聽取當事人之意見後,合議庭裁定由受命法官 獨任進行簡式審判程序。 二、依刑事訴訟法第273條之1第1項,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  3   日          刑事第二庭  審判長法 官 陳薏伩                    法 官 呂典樺                    法 官 方佳蓮 以上正本證明與原本無異。 不得抗告。 中  華  民  國  114  年  3   月  7   日                    書記官 林毓珊

2025-03-03

CTDM-113-金訴-77-20250303-1

臺灣橋頭地方法院

聲明異議

臺灣橋頭地方法院刑事裁定  113年度聲字第1456號 聲明異議人 即 受刑人 謝志鴻 上列聲明異議人即受刑人因詐欺案件,不服臺灣橋頭地方檢察署 檢察官之執行指揮(113年度執助字第884號),聲明異議,本院 裁定如下:   主 文 聲明異議駁回。   理 由 一、聲明異議意旨略以:聲明異議人即受刑人謝志鴻須將家中安 排適當,始能安心入監,然經臺灣橋頭地方檢察署(下稱橋 頭地檢署)檢察官以民國113年11月22日橋檢春崗113執聲他 1327字第1139057749號函(下稱本件函文)否准暫緩執行之 聲請,指揮執行不當恐造成家庭破碎之遺憾,爰依法聲明異 議,請准延後入監執行等語。 二、受刑人或其法定代理人或配偶以檢察官執行之指揮為不當者 ,得向諭知該裁判之法院聲明異議,刑事訴訟法第484條定 有明文。又該條所稱「諭知該裁判之法院」,乃指對被告之 有罪判決,於主文內實際宣示其主刑、從刑之裁判而言,若 判決主文並未諭知主刑、從刑,係因被告不服該裁判,向上 級法院提起上訴,而上級法院以原審判決並無違誤,上訴無 理由,因而維持原判決諭知「上訴駁回」者,縱屬確定之有 罪判決,但因對原判決之主刑、從刑未予更易,其本身復未 宣示如何之主刑、從刑,自非該條所指「諭知該裁判之法院 」(最高法院79年度台聲字第19號裁定意旨參照)。 三、經查,受刑人因犯詐欺取財罪,經臺灣臺南地方法院以112 年度易字第459號判決處有期徒刑10月,因受刑人上訴,經 臺灣高等法院臺南分院駁回上訴而確定,移送臺灣臺南地方 檢察署執行並囑託橋頭地檢署以113年度執助字第884號代為 執行,而經橋頭地檢署檢察官以本件函文否准受刑人暫緩執 行之聲請等情,有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽, 並經本院調卷核閱無訛。是受刑人既係指摘本件函文之執行 指揮不當,則「諭知該裁判之法院」應為臺灣臺南地方法院 ,受刑人誤向無管轄權之本院提出聲明異議,於法未合,應 予駁回。 四、依刑事訴訟法第486條,裁定如主文。   中  華  民  國  114  年  3   月  3   日          刑事第二庭  法 官 方佳蓮 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於送達後10日內,向本院提出抗告狀。 中  華  民  國  114  年  3   月  3   日                 書記官 林毓珊

2025-03-03

CTDM-113-聲-1456-20250303-1

金易
臺灣橋頭地方法院

洗錢防制法等

臺灣橋頭地方法院刑事裁定  114年度金易字第2號 公 訴 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 林宥宏 上列被告因違反洗錢防制法等案件,經檢察官聲請以簡易判決處 刑(113年度偵字第3519號),本院認不宜以簡易判決處刑,改 依通常程序審理,裁定如下:   主 文 本件由受命法官獨任進行簡式審判程序。   理 由 一、本件被告林宥宏所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以 上有期徒刑以外之罪,其於準備程序進行中,就被訴事實為 有罪之陳述,經法官告知其簡式審判程序之旨,並聽取當事 人之意見後,合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序 。 二、依刑事訴訟法第273條之1第1項,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  3   日          刑事第二庭  審判長法 官 陳薏伩                    法 官 呂典樺                    法 官 方佳蓮 以上正本證明與原本無異。 不得抗告。 中  華  民  國  114  年  3   月  6   日                    書記官 林毓珊

2025-03-03

CTDM-114-金易-2-20250303-1

金上訴
臺灣高等法院高雄分院

詐欺等

臺灣高等法院高雄分院刑事判決 113年度金上訴字第950號 上 訴 人 即 被 告 楊哲瑋 上列上訴人因詐欺等案件,不服臺灣橋頭地方法院113年度審金 易字第147號,中華民國113年7月18日第一審判決(起訴案號: 臺灣橋頭地方檢察署113年度偵字第864號),提起上訴,本院判 決如下:   主 文 上訴駁回。   理 由 一、經本院審理結果,認第一審以上訴人即被告楊哲瑋所犯從一 重處斷之三人以上共同詐欺取財罪所犯4罪各處有期徒刑1年 1月至1年2月不等,經核其認事用法及量刑(含沒收)均無 不當,應予維持,並補充理由如後,其餘均引用第一審判決 書所記載之事實、證據及理由(如附件)。 二 補充理由:   被告行為後,洗錢防制法第16條第2項已於113年7月31日修 正公布洗錢防制法全文,並於同年8月2日施行,茲說明如下 :  ⒈洗錢防制法第14條之洗錢刑罰規定,改列為第19條,修正後 之第19條第1項規定:「有第二條各款所列洗錢行為者,處3 年以上10年以下有期徒刑,併科新臺幣1億元以下罰金。其 洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者,處6月以上5 年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬以下罰金。」;舊法第1 4條第1項則未區分犯行情節重大與否,其法定刑均為7年以 下有期徒刑,得併科新臺幣(下同)5百萬元以下罰金,而 本件被告參與洗錢犯行之金額未達1億元,經比較新舊法後 ,以113年7月31日修正後洗錢防制條第19條第1項後段規定 較有利於被告。  ⒉另洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正前係規定「犯 前二條之罪,在偵查或審判中自白者,減輕其刑」;112年6 月14日修正則為「犯前四條之罪,在偵查及歷次審判中均自 白者,減輕其刑」;嗣於113年7月31日修正公布全文,原洗 錢防制法第16條規定,改列為第23條,其中修正後之第23條 第3項規定,除須在偵查及審判中均自白者,尚增加如有所 得並自動繳交全部所得財物者,始得減輕其刑之限制。  ⒊本件被告於112年10月間犯洗錢犯行,如依113年7月31日修正 後洗錢防制法第19條第1項之規定,其法定刑固較修正前洗 錢防制法第14條第1項規定有利於被告,然被告就如原審附 表編號1至4所示洗錢犯行,雖於偵查及審判中均自白,但並 未自動繳交犯罪所得,故如整體適用113年7月31日修正後之 洗錢防制法規定論罪科刑,即無從依修正後之第23條第3項 規定予以減輕其刑,整體適用修正後之洗錢防制法相關規定 結果,並未較有利於被告。而整體適用被告行為時之修正前 洗錢防制法相關規定,其中第14條第1項規定之法定刑固不 利於被告,然因被告於偵查及審判中,均自白各次洗錢犯行 ,合於112年6月14日修正後洗錢防制法第16條第2項之偵審 自白減輕其刑要件。從而,就本件被告犯行,自應選擇適用 較有利於被告之113年7月31日修正前洗錢防制法相關規定。  ⒋被告於偵查及法院審判中均自白如附表編號1至4所示洗錢犯 行,原均應依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定減輕其 刑,然經前述論罪後,就其犯刑從一重論以三人以上共同詐 欺取財罪,並未論以洗錢罪,自無上開減輕其刑規定之適用 ,惟就其上開想像競合輕罪得減刑部分,仍得作為量刑審酌 事由,原審雖對上開洗錢防制法之未及比較新舊法之適用, 然原審已於判決理由內敘明洗錢罪減輕之事由(見原審判決 理由㈣),故不影響原審判決量刑之依據,併予敘明。 三、被告上訴意旨:  ㈠原審量刑及定應執行刑過重有違比例原則,被告長期監禁亦 有違刑罰經濟原則與社會法感情相違。  ㈡被告警詢已坦承犯罪並指認上游協助偵辦,有悔過之意,雖 至今尚未和解,然係因未排調解庭之故,請求安排調解使被 告得以彌補過錯取得被害人原諒,並有從輕量刑之機會。 四、按犯詐欺犯罪,在偵查及歷次審判中均自白因而查獲發起、 主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者,減輕或免除其刑。 詐欺犯罪防制條例第47條後段定有明文。本件被告雖於警詢 指認張家駿與其均為車手(見警卷第9、23、25頁),惟張 家駿既非發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人,自難 依該條之規定減輕其刑。又按關於刑之量定,係實體法賦予 法院得依職權裁量之事項,苟已以行為人之責任為基礎,審 酌刑法第57條各款所列事項而未逾越法律所規定之範圍,或 濫用其權限,即不得任意指摘為違法或不當。查被告所犯本 件之從一重處斷之三人以上共同詐欺取財罪,法定刑為1年 以上、7年以下有期徒刑,得併科新台幣100萬元以下罰金, 原審已審酌被告之刑法第57條等一切情狀(見原判決理由㈤ ),並就原審附表編號1至4僅各判處1年、1年2月、1年、1 年2月及定應執行有期徒刑1年6月,並無量刑過重之情事, 且定應執行刑亦無違反比例及罪刑相當之原則,本件被告以 上開理由提起上訴而請求減輕其刑為無理由,應予駁回。    五、被告經合法傳喚,無正當之理由不到庭者,得不待其陳述, 逕行判決,刑事訴訟法第371 條定有明文。本件被告經本院 於114年1月7日當庭交付送達在案(見本院卷第67頁),業 經合法傳喚,惟無正當理由未到庭(無法排調解庭),爰不 待其陳述,逕行判決。    據上論結,應依刑事訴訟法第371條、第373條、第368條,判決 如主文。   本案經檢察官林世勛提起公訴,檢察官鍾岳璁到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日          刑事第五庭  審判長法 官 簡志瑩                    法 官 曾鈴媖                    法 官 李政庭 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 狀(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日                    書記官 馬蕙梅 附件 臺灣橋頭地方法院刑事判決  113年度審金易字第147號 公 訴 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被   告 楊哲瑋  上列被告因詐欺等案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第864 號),嗣被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述,經告知簡 式審判程序之旨,並聽取被告與檢察官之意見後,進行簡式審判 程序,判決如下:   主 文 楊哲瑋犯如附表編號1至編號4「主文」欄所示之罪,共肆罪,各 處如附表編號1至編號4「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹 年陸月。 未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收,於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時,追徵其價額。   事 實 一、楊哲瑋自民國112年10月間某日起,加入真實姓名年籍不詳 、暱稱「小北京」、「德瑪西亞」、「小胖」及其他真實姓 名年籍不詳之成年人所組成,以實施詐術為手段,具有持續 性、牟利性之結構性詐欺集團(下稱本案詐欺集團,楊哲瑋 涉犯參與組織罪嫌部分不在本件起訴範圍內),擔任負責依 指示持人頭帳戶金融卡提領詐騙款項,再至指定地點交付款 項予該集團上游成員之「車手」工作。其與本案詐欺集團成 員共同意圖為自己不法所有,基於三人以上共同詐欺取財及 洗錢之犯意聯絡,先由該集團成員分別於附表「詐騙方式」 欄所示之時間,以該欄所示之方式,向「告訴人」欄所示之 人施以詐術,致其等均陷於錯誤,而依指示於附表「匯款時 間及金額」欄所示之時間,匯款如該欄所示之金額至「匯入 人頭帳戶帳號」欄所示帳戶後,再由楊哲瑋依「小北京」指 示,於附表所示「提領時間、地點及金額」欄所示之時地, 提領如附表所示如該欄所示款項後,再前往指定之地點,轉 交予「小北京」,以此方式製造金流斷點,致無從追查前揭 犯罪所得之去向,而掩飾或隱匿該犯罪所得,楊哲瑋並因此 獲得新臺幣(下同)5,000元之報酬。嗣經附表「告訴人」欄 所示之人察覺有異發現受騙,分別報警處理,始悉上情。 二、案經黃奕瑄、鄭玉卿、毛慧玲、阮氏慈母訴由高雄市政府警 察局旗山分局報告臺灣橋頭地方檢察署檢察官偵查起訴。   理 由 一、本案被告楊哲瑋所犯者為刑事訴訟法第273條之1第1項所定 死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪, 且非高等法院管轄之第一審案件,而被告就被訴事實均為有 罪之陳述,經告知簡式審判程序之旨,並聽取被告及檢察官 之意見後,進行簡式審判程序,是本案之證據調查,依刑事 訴訟法第273條之2規定,不受同法第159條第1項、第161條 之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條等規定 之限制。 二、認定犯罪事實所憑之證據及理由   上開犯罪事實,業據被告於警詢、偵查、本院準備程序及審 理時均坦承不諱,核與證人即附表「告訴人」欄所示之人於 警詢之指訴大致相符,並有監視器錄影畫面翻拍照片、內政 部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡 便格式表、附表所示告訴人之報案相關資料(如附表證據欄 所示)、附表「匯入人頭帳戶帳號」欄所示帳戶之交易明細 、熱點資料案件詳細列表可佐,足認被告自白與事實相符。 是本件事證明確,被告犯行均堪以認定,應予依法論科。 三、論罪科刑  ㈠核被告就附表編號1至4所為,均係犯刑法第339條之4第1項第 2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之 一般洗錢罪。  ㈡被告與「小北京」、「德瑪西亞」、「小胖」及本案詐欺集 團成員間,就附表各編號所示加重詐欺取財、洗錢犯罪之實 施,有犯意聯絡及行為分擔,均應論以共同正犯。被告就附 表各編號所示犯行,均係以一行為同時觸犯上開數罪名,屬 想像競合犯,應依刑法第55條之規定,均從一重之三人以上 共同詐欺取財罪處斷。  ㈢被告所犯4次三人以上共同詐欺取財罪,係對不同告訴人、被 害人實施詐術而詐得財物,所侵害者係不同人之財產法益, 犯意各別,行為互殊,應予分論併罰。  ㈣按想像競合犯係一行為觸犯數罪名,行為人犯罪行為侵害數 法益皆成立犯罪,僅因法律規定從一重處斷科刑,而成為科 刑一罪而已,自應對行為人所犯各罪均予適度評價,始能對 法益之侵害為正當之維護。因此法院於決定想像競合犯之處 斷刑時,雖以其中最重罪名之法定刑作為裁量之準據,惟具 體形成宣告刑時,亦應將輕罪之刑罰合併評價。基此,除非 輕罪中最輕本刑有較重於重罪之最輕本刑,而應適用刑法第 55條但書規定重罪科刑之封鎖作用,須以輕罪之最輕本刑形 成處斷刑之情形以外,則輕罪之減輕其刑事由若未形成處斷 刑之外部性界限,自得將之移入刑法第57條或第59條之科刑 審酌事項內,列為是否酌量從輕量刑之考量因子。是法院倘 依刑法第57條規定裁量宣告刑輕重時,一併具體審酌輕罪部 分之量刑事由,應認其評價即已完足,尚無過度評價或評價 不足之偏失(最高法院109年度台上字第3936號判決意旨參 照)。查被告就一般洗錢罪於偵查及審判中俱自白犯行,本 應依洗錢防制法第16條第2項之規定減輕其刑,惟依前述其 所涉犯行既從重論以三人以上共同詐欺取財罪,依法即無由 另適用上述減刑規定,僅得於量刑時由法院併予審酌此情。  ㈤爰審酌被告正值青年,不思尋求正當途徑賺取生活所需,明 知詐欺集團已猖獗多年,對社會秩序及一般民眾財產法益侵 害甚鉅,竟仍貪圖不法利益,加入詐欺集團為上開犯行,所 為誠有可議;復考量被告犯後始終坦承犯行,然迄未賠償如 附表一「告訴人」欄所示之人所受損害等犯後態度;另斟酌 被告有上述應於量刑時審酌之減輕事由,以及被告於本案集 團所扮演之角色輕重、告訴人被害金額與被告所獲報酬之高 低;兼衡其於審理時自陳高中畢業之智識程度、目前從事餐 飲業、月收入約4萬至4萬5000元、未婚、無子女、獨居、不 需扶養他人等一切情狀(審金易卷第143頁),分別量處如 附表「主文」欄所示之刑。另本院綜合上情,復審酌被告就 4次犯行均集中於同一日,犯罪過程相似,罪責內涵之同質 性甚高,為免以實質累加方式定應執行刑,處罰之刑度顯將 超過其行為之不法內涵,爰就被告所涉之4罪定其應執行刑 如主文所示。  ㈥沒收部分  1.被告於偵查時供稱提領當天可拿到4,000元,有另加1000元 車資等語(偵卷第41頁),本案被告於112年10月19日提領 贓款,可獲得共計5,000元之報酬(計算式:4000元+1000元 =5000元),則被告本案之犯罪所得為5,000元,應依刑法第 38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收,於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。  2.至附表編號1至4之告訴人等所匯入如附表「匯入帳戶」欄所 示帳戶之款項,固均為犯罪所得,然因該等款項業經被告提 領後轉交「小北京」,而非在被告支配管領中,尚無從依刑 法第38條之1第1項前段、第3項或洗錢防制法第18條第1項規 定沒收之餘地。 據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段,判決如主文。 本案經檢察官林世勛提起公訴,檢察官靳隆坤到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  7   月  18  日          刑事第六庭  法 官 陳狄建 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後 20 日內向本院提出上訴書狀,並 應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切 勿逕送上級法院」。 中  華  民  國  113  年  7   月  19  日                 書記官 林毓珊 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科1百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第2條第2款 本法所稱洗錢,指下列行為: 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追訴   ,而移轉或變更特定犯罪所得。 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有   權、處分權或其他權益者。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表: 編號 告訴人 詐騙方式 匯款時間及金額 匯入人頭帳戶帳號 提款時間、地點及金額(新臺幣) 證 據   主文 1 黃奕瑄 本案詐欺集團成員於民國112年10月18日某時許,先以臉書暱稱「林淑玉」假冒網路買家聯繫黃奕瑄,佯稱無法下單,並提供假連結予黃奕瑄,復於同年10月19日11時42分許假冒中國信託銀行客服聯繫黃奕瑄,佯稱需簽署三大保障並依指示匯款否則會無法交易云云,致黃奕瑄陷於錯誤,依指示於右列時間,匯款右列金額至右列帳戶內。 112年10月19日12時31分許,匯款32,998元 兆豐銀行帳號000-00000000000號帳戶 112年10月19日12時35分、36分,在高雄市○○區○○路000號彰化銀行旗山分行,提領20,005元、20,005元 對話紀錄擷圖、存摺影本 楊哲瑋犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年。 2 鄭玉卿 本案詐欺集團成員於民國112年10月18日某時許,以LINE暱稱「方寧」假冒網路買家聯繫鄭玉卿,佯稱無法下單,並提供假連結予鄭玉卿,復於同日22時許假冒銀行客服聯繫鄭玉卿,佯稱需簽署三大保障並依指示匯款否則會無法交易云云,致鄭玉卿陷於錯誤,依指示於右列時間,匯款右列金額至右列帳戶內。 112年10月19日12時33分許,匯款29,985元 同上 112年10月19日12時37分,在高雄市○○區○○路000號彰化銀行旗山分行,提領20,005元、3,005元 匯款紀錄及對話紀錄擷圖 楊哲瑋犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月。 112年10月19日12時35分許,匯款29,985元 兆豐銀行 帳號000-00000000000號帳戶 112年10月19日12時54分、12時57分,在高雄市○○區○○街0號合作金庫旗山分行,提領20,005元、9,905元 3 毛慧玲 本案詐欺集團成員於民國112年10月19日10時許,以臉書暱稱「許安婷」、LINE暱稱「文」假冒網路買家聯繫毛慧玲,佯稱無法下單,並提供假連結予毛慧玲,復假冒銀行客服聯繫毛慧玲,佯稱其未開通金流認證,需依指示匯款否則會無法交易云云,致毛慧玲陷於錯誤,依指示於右列時間,匯款右列金額至右列帳戶內。 112年10月19日14時17分許,匯款49,987元 同上 112年10月19日14時21分、14時22分,在高雄市○○區○○路00號旗山區農會,提領20,005元、20,005元 手機畫面擷圖 楊哲瑋犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年。 4 阮氏慈母 本案詐欺集團成員於民國112年10月19日14時16分前之不詳時間,以LINE暱稱「蘇慧婷」假冒網路買家聯繫阮氏慈母,佯稱無法下單,並提供假連結予阮氏慈母,復冒郵局客服聯繫阮氏慈母,佯稱需簽署三大保障並依指示匯款否則會無法交易云云,致阮氏慈母陷於錯誤,依指示於右列時間,匯款右列金額至右列帳戶內。 112年10月19日14時16分許,匯款49,989元 同上 112年10月19日14時20分、14時21分,在高雄市○○區○○路00號旗山區農會,提領20,005元、20,005元 匯款紀錄及對話紀錄擷圖 楊哲瑋犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月。 112年10月19日14時18分許,匯款31,123元 同上 112年10月19日14時23分,在高雄市○○區○○路00號旗山區農會,提領3,005元 112年10月19日14時32分,在高雄市○○區○○路000號第一銀行旗山分行,提領7,005元

2025-02-27

KSHM-113-金上訴-950-20250227-1

臺灣橋頭地方法院

聲請定其應執行刑

臺灣橋頭地方法院刑事裁定  114年度聲字第91號 聲 請 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 受 刑 人 王鴻祥 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(114年度執聲字第45號),本院裁定如下:   主 文 王鴻祥犯如附表所示之罪,所處如附表所示之有期徒刑部分,應 執行有期徒刑玖月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人王鴻祥因犯如附表所示之罪,先後經 判決確定如附表,應依刑法第50條、第53條及第51條第5款 規定,定其應執行之刑,爰依刑事訴訟法第477條第1項規定 聲請裁定等語。 二、數罪併罰,有二裁判以上者,依第51條之規定,定其應執行 之刑;宣告多數有期徒刑者,於各刑中之最長期以上,各刑 合併之刑期以下,定其刑期。但不得逾30年,刑法第53條、 第51條第5款分別定有明文。又依刑法第41條第8項規定:「 第1項至第4項及第7項之規定,於數罪併罰之數罪均得易科 罰金或易服社會勞動,其應執行之刑逾6月者,亦適用之」 ,是倘受刑人所受宣告刑均合於同條第1項前段得易科罰金 之規定,定應執行刑固超過6個月,仍得易科罰金。再數罪 併罰之定應執行刑,係出於刑罰經濟與責罰相當之考量,並 非予以犯罪行為人或受刑人不當之利益,為一種特別量刑過 程,即對犯罪行為人或受刑人本身及所犯各罪之總檢視,除 應考量其所犯數罪反應出之人格特性,並應權衡審酌行為人 之責任與整體刑法目的及相關刑事政策,在量刑權之法律拘 束性原則下,採限制加重原則,資為量刑自由裁量權之外部 界限,並應受法秩序理念規範之比例原則、平等原則、責罰 相當原則等裁量權內部抽象價值要求界限之支配,以兼顧刑 罰衡平原則(最高法院100年度台抗字第440號裁定意旨參照 )。此外,數罪併罰之數刑罰有部分縱已執行完畢,於嗣後 與他罪合併定執行刑,乃由檢察官換發執行指揮書執行應執 行刑時,其前已執行之有期徒刑部分,應予扣除而已,非謂 此種情形即不符數罪併罰要件(最高法院104年度台抗字第9 07號裁定意旨參照)。 三、查受刑人犯附表所示各罪,先後經判處如該表所示之刑確定 在案等情,有法院前案紀錄表及各該刑事判決在卷可稽,茲 檢察官聲請定應執行之刑,本院審核認為正當,而其中縱有 部分已執行完畢,惟依法既須合併定執行刑,自不得逕予排 除本件定應執行刑之列。爰審酌受刑人所犯各罪分別為不能 安全駕駛動力交通工具、駕駛動力交通工具發生交通事故致 人傷害而逃逸罪,行為時間各為民國113、111年間,罪質不 同,犯罪類型及侵害法益互異,犯罪手段亦屬有別,並考量 受刑人陳述之意見,暨各罪所生損害、反應出之人格特性、 加重效益及整體犯罪非難評價等綜合判斷,定如主文所示之 應執行刑。又因受刑人所犯各罪均得易科罰金且經宣告折算 標準俱為新臺幣(下同)1,000元折算1日,爰併予諭知易科 罰金折算標準如主文所示。另編號1判決併科罰金部分,因 無數罪併罰而有二裁判以上須定應執行刑之情形,故應與前 述有期徒刑定應執行刑部分併執行之,且無須特別附記於主 文欄,附此敘明。 四、依刑事訴訟法第477條第1項,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日          刑事第二庭  法 官 方佳蓮 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於送達後10日內,向本院提出抗告狀。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日                 書記官 林毓珊 附表: 編 號 罪名 宣告刑 犯罪日期 最後事實審 確定判決 備註 法院、案號 判決日期 法院、案號 確定日期 1 不能安全駕駛動力交通工具 有期徒刑6月,併科罰金30,000元,有期徒刑如易科罰金,罰金如易服勞役,均以1,000元折算1日 113年1月2日 臺灣高雄地方法院113年度交簡字第270號 113年2月17日 臺灣高雄地方法院113年度交簡字第270號 113年3月27日 2 駕駛動力交通工具發生交通事故致人傷害而逃逸 有期徒刑4月,如易科罰金,以1,000元折算1日 111年12月30日 本院113年度交簡字第1792號 113年11月12日 本院113年度交簡字第1792號 113年12月11日

2025-02-27

CTDM-114-聲-91-20250227-1

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