搜尋結果:張又勻

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臺灣新北地方法院

損害賠償

臺灣新北地方法院民事裁定 114年度補字第429號 原 告 甯寶潔 上列原告與被告洪旭陽間請求損害賠償事件,原告起訴未據繳納 裁判費。查本件訴訟標的金額為新臺幣(下同)90萬元,應徵第 一審裁判費1萬1,900元。茲依民事訴訟法第249條第1項但書之規 定,限原告於收受本裁定送達後5日內補繳,逾期不繳,即駁回 其訴,特此裁定。 中 華 民 國 114 年 3 月 4 日 民事第七庭 法 官 趙悅伶 以上正本係照原本作成。 本裁定不得抗告。 中 華 民 國 114 年 3 月 4 日 書記官 張又勻

2025-03-04

PCDV-114-補-429-20250304-1

臺灣新北地方法院

停止執行

臺灣新北地方法院民事裁定 114年度聲字第6號 聲 請 人 劉洋 訴訟代理人 陳有滕律師 相 對 人 玉王實業有限公司 法定代理人 陳建州 上列當事人間聲請停止執行事件,本院裁定如下:   主 文 聲請駁回。 聲請程序費用由聲請人負擔。   理 由 一、按強制執行程序開始後,除法律另有規定外,不停止執行。 有回復原狀之聲請,或提起再審或異議之訴,或對於和解為 繼續審判之請求,或提起宣告調解無效之訴、撤銷調解之訴 ,或對於許可強制執行之裁定提起抗告時,法院因必要情形 或依聲請定相當並確實之擔保,得為停止強制執行之裁定。 強制執行法第18條第1項、第2項定有明文。 二、聲請意旨略為:聲請人為相對人玉王實業有限公司(下稱玉 王公司)之債權人,日前第三人王瑜慧等與第三人陽信建築 經理股份有限公司(下稱陽信公司)間履行契約強制執行事 件,經本院109年度司執字第39066號強制執行事件(下稱系 爭執行事件)受理在案;而聲請人與玉王公司間因清償債務 強制執行異議事件(即本院113年度執事聲字第50號),業 經聲請人提起抗告,現尚未確定;聲請人另於民國112年11 月30日提起確認債權存在之訴(本院112年度重訴字第788號 ,下稱本案訴訟),以聲請人為玉王公司之債權人、對於玉 王公司是否對陽信公司存有債權乙節具有確認之法律上利益 ,因而請求確認玉王公司對陽信公司之債權存在;陽信公司 名下財產雖經本院民事執行處以系爭執行事件於113年9月11 日拍定,現已命各債權人提出債權計算書準備分配,倘系爭 執行事件拍得之價金遭各債權人分配完畢,將造成聲請人難 以回復之嚴重損害,爰依強制執行法第18條第2項規定,請 求准予停止強制執行等語。 三、經查:  ㈠第三人王瑜慧等與陽信公司間履行契約強制執行事件,經系 爭執行事件受理在案;而聲請人另於108年間持臺灣士林法 院107年度司票字第10436號裁定及確定證明書向法院聲請執 行,主張其債務人為玉王公司,而玉王公司對陽信公司享有 若干債權(下簡稱系爭債權),據此欲針對陽信公司之不動 產聲請參與分配(即本院108年度司執字第48369號,下稱經 異議之聲請事件),經司法事務官於113年8月22日以其未提 出執行名義正本及確定證明書正本為由裁定駁回(下稱事務 官113年8月22日之裁定),聲請人復提出異議,嗣經本院11 3年度執事聲字第50號裁定異議駁回,聲請人續而提起抗告 ,現由抗告審辦理中(尚未裁定確定);聲請人於上開經異 議之聲請事件中,雖主張玉王公司對陽信公司享有系爭債權 ,據而聲請參與分配陽信公司之不動產拍賣價金,經陽信公 司以系爭債權並不存在為由聲明異議,聲請人因而於112年1 1月30日另行提起本案訴訟,現由本院審理在案,均經本院 依職權調取系爭執行事件、經異議之聲請事件及本案卷宗核 對無訛。  ㈡綜觀上開經過可知,本件聲請人提起之本案訴訟為確認之訴 ,而非請求排除執行名義執行力之異議之訴,核與強制執行 法第18條第2項所定「提起異議之訴」之要件未合;且聲請 人雖迭於經異議之聲請事件中聲明異議、抗告在案,惟觀諸 前揭事務官113年8月22日之裁定內容,該裁定要非屬於許可 強制執行之裁定,從而聲請人之異議、抗告,難認符合強制 執行法第18條第2項所定之「對於許可強制執行之裁定提起 抗告」要件,本件複查無聲請人有為該條項所定之回復原狀 聲請、提起再審之訴、對於和解為繼續審判之請求、提起宣 告調解無效之訴、撤銷調解之訴等情形,是聲請人聲請本件 停止強制執行,核與強制執行法第18條第2項所定要件不符 ,無從准許,應予駁回。 四、爰裁定如主文。   中  華  民  國  114  年  3   月   4  日          民事第七庭  法 官 趙悅伶 以上正本係照原本作成。 如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀,並應繳納抗 告裁判費新臺幣1,500元。 中  華  民  國  114  年  3   月   4  日                 書記官 張又勻

2025-03-04

PCDV-114-聲-6-20250304-2

臺灣新北地方法院

國家賠償等

臺灣新北地方法院民事裁定 114年度國字第8號 原 告 陳楷楨 被 告 新北市新莊區裕民國民小學 法定代理人 黃榮泰 被 告 馬曉蓁 新北市政府教育局 法定代理人 張明文 被 告 林騰蛟 上列當事人間請求國家賠償等事件,本院裁定如下:   主 文 原告之訴駁回。 訴訟費用由原告負擔。   理 由 一、按提起民事訴訟應依民事訴訟法第1編第3章第1節、第2節之 規定繳納裁判費,此為必須具備之程式。 二、本件原告起訴,未據繳納裁判費,經本院於民國113年10月8 日裁定命原告於5日內補正。該項裁定已於113年10月17日送 達原告,有送達證書附卷可憑。原告逾期迄未補正,其訴顯 難認為合法,應予以駁回。 三、依民事訴訟法第249條第1項第6款、第95條、第78條,裁定 如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  4   日          民事第七庭  法 官 趙悅伶 以上正本係照原本作成。 如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀,並應繳納抗 告裁判費新臺幣1,500元。 中  華  民  國  114  年  3   月  4  日                 書記官 張又勻

2025-03-04

PCDV-114-國-8-20250304-1

臺灣新北地方法院

給付報酬

臺灣新北地方法院民事裁定 114年度補字第419號 原 告 奧雅科技股份有限公司 法定代理人 曹登凱 訴訟代理人 李岳洋律師 聶瑞毅律師 上列原告與被告莫達國際有限公司間請求給付報酬事件,原告起 訴未據繳納裁判費。查本件訴訟標的金額為新臺幣(下同)118 萬2,300元,應徵第一審裁判費1萬5,423元。茲依民事訴訟法第2 49條第1項但書之規定,限原告於收受本裁定送達後5日內補繳, 逾期不繳,即駁回其訴,特此裁定。 中 華 民 國 114 年 2 月 27 日 民事第七庭 法 官 趙悅伶 以上正本係照原本作成。 本裁定不得抗告。 中 華 民 國 114 年 2 月 27 日 書記官 張又勻

2025-02-27

PCDV-114-補-419-20250227-1

重訴
臺灣新北地方法院

侵權行為損害賠償

臺灣新北地方法院民事判決 111年度重訴字第460號 原 告 邱○祈(原名:邱○淨,完整姓名、地址詳卷) 訴訟代理人 賀華谷律師(法律扶助) 被 告 林德男即新北市私立米綺托嬰中心 胡佩瑩 林煒 簡麗蓉 共 同 訴訟代理人 龔君彥律師 田欣律師 被 告 劉宣伶 訴訟代理人 陳宏銘律師 上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件,經本院於民國113年1 2月19日言詞辯論終結,判決如下:   主 文 被告應連帶給付原告新臺幣柒佰貳拾壹萬肆仟柒佰零柒元,及被 告均自民國一一一年十二月十日起至清償日止,按年息百分之五 計算之利息。 原告其餘之訴駁回。 訴訟費用由被告連帶負擔十分之三,餘由原告負擔。 本判決第一項於原告以新臺幣貳佰肆拾萬元供擔保後,得假執行 。但被告如以新臺幣柒佰貳拾壹萬肆仟柒佰零柒元供擔保後,得 免為假執行。 原告其餘假執行之聲請駁回。   事實及理由 壹、程序部分: 一、按宣傳品、出版品、廣播、電視、網際網路或其他媒體對下 列兒童及少年不得報導或記載其姓名或其他足以識別身分之 資訊:四、為刑事案件、少年保護事件之當事人或被害人; 行政機關及司法機關所製作必須公開之文書,除前項第3款 或其他法律特別規定之情形外,亦不得揭露足以識別前項兒 童及少年身分之資訊,兒童及少年福利與權益保障法第69條 第1項第4款、第2項定有明文規定。查,本件兒童徐○庭(民 國000年0月生,完整姓名詳卷,下稱被害人)為本院112年 度訴字第480號過失致死刑事案件(下稱刑事另案)之被害 人,為免揭露足資識別被害人之身分資訊,本件判決書關於 被害人母親即原告僅顯露部分姓名,其詳細身分識別資料則 詳卷所載,合先敘明。 二、次按訴狀送達後,原告不得將原訴變更或追加他訴。但擴張 或減縮應受判決事項之聲明者,不在此限,民事訴訟法第25 5條第1項第3款定有明文。經查,本件原告起訴聲明:㈠被告 林德男即新北市私立米綺托嬰中心、乙○○、甲○、丁○○、丙○ ○(下合稱被告,單指其一則逕稱姓名)應連帶給付原告新 臺幣(下同)2,633萬4,481元及自起訴狀繕本送達之翌日起 至清償日止,按年息5%計算之利息。㈡林德男應給付原告4萬 3,740元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止,按年息5 %計算之利息。㈢原告願供擔保,請准宣告假執行(見本院卷 一第9至10頁)。嗣具狀變更聲明為:㈠被告應連帶給付原告 2,630萬4,481元,及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止 ,按年息5%計算之利息。㈡原告願供擔保,請准宣告假執行 (見本院卷二第175至177頁)。經核此部分係屬於減縮應受 判決事項之聲明,揆諸上開規定,應予准許。 貳、實體部分:   一、原告主張:    ㈠林德男與丁○○為夫妻關係,共同經營位於新北市○○區○○路○段 000號0樓之0新北市私立米綺托嬰中心(下稱托嬰中心), 林德男為托嬰中心之負責人,丁○○為托嬰中心主任,均負責 監督、管理保母與處理行政事務等業務;乙○○、丙○○、甲○ (下合稱乙○○等3人)均為領有保母人員技術士證之專業保 母,於111年4月12日皆為托嬰中心幼苗班之托育人員。乙○○ 自109年10月22日起受僱於本案托嬰中心,負責照護0歲至1 歲學齡前之嬰幼兒,並於111年3月22日起負責照護被害人; 甲○任職於另家托嬰中心,因本案托嬰中心托育人員臨時請 假,故經林德男商請而於111年4月11日至同年月12日至托嬰 中心代班2天;丙○○領有耕莘健康管理專科學校副學士學位 證書,自111年3月15日起受僱於本案托嬰中心,受乙○○指示 共同負責照顧被害人。  ㈡原告為被害人之母親,自111年3月22日起將被害人委由托嬰 中心托育,於同年4月12日原告照常將被害人送至托嬰中心 ,並向乙○○交代被害人有感冒、鼻塞狀況,而交付藥品、餵 藥器請其務必按時餵藥;詎乙○○等3人於當日均為被害人所 屬之幼苗班托育人員,明知受託照護之被害人係未滿1歲之 嬰幼兒,全然毫無自主、自救能力,需靠成人全天候隨時在 旁照護,以防發生緊急狀況時得以立即採取救護措施,且嬰 幼兒睡眠不得以棉被覆蓋頭部,且應採取仰睡姿勢,以排除 側睡或趴睡可能會引起嬰幼兒呼吸道阻塞,並維持嬰幼兒呼 吸道順暢,防止因呼吸困難而窒息之風險,也均知悉被害人 有感冒情事,而依當時之情形,並無不能注意之情事,乙○○ 可預見若未注意上開風險及情事將導致被害人死亡之結果, 丙○○、甲○則有前揭應注意、能注意猶疏於注意之過失,竟 先由乙○○依其過往照顧被害人之經驗與習慣,於111年4月12 日下午1時53分30秒許,在上址教室安撫被害人入睡時,先 以棉被覆蓋其頭部,並使被害人趴睡,復為免被害人有躁動 情形,率爾側躺在被害人身側,手橫放在被害人頭頸部位置 ,腳橫跨在被害人腿部,並將被害人頭部抱在懷裡,以該等 方式壓制被害人,直至同日下午2時11分48秒方才鬆開並起 身照顧其他嬰幼兒(就乙○○該等行為合稱前揭壓制行為), 其後未再關注或查看被害人之情況,而有前揭故意侵權行為 。  ㈢丙○○、甲○亦在幼苗班值勤看顧班內嬰幼兒,本應互相支援、 協助,丙○○眼見乙○○以上開舉止之危險方式對待被害人,丙 ○○在旁自應注意提醒乙○○安撫力道、使被害人仰睡,必要時 更應適時上前近距離查看、確認,避免被害人呼吸受阻,及 時排除造成不適甚至危險之因素,而依當時丙○○與乙○○同在 一個班內,教室不大、嬰幼兒動靜都在視線所及,依其所具 有之經驗與能力,並無不能注意之情事,竟疏於注意協助照 看被害人情形;甲○於當日中午12時42分22秒許即離開教室 ,雖未見乙○○以上開危險舉動哄睡被害人,然其於當日午休 時間結束後之下午4時20分5秒許進入教室後,坐在距離被害 人趴躺位置不遠處與班內其他嬰幼兒玩耍,依其身為專業保 母所應具有之經驗與能力,並無不能注意之情事,見午休時 間結束已久,班內嬰幼兒均已起身活動,被害人竟仍然以趴 睡之姿勢維持不動甚久,亦疏於注意上前查看;林德男、丁 ○○身為托嬰中心之負責人、主任,而屬於該處之管理人員, 本應注意善盡管理、監督保母之責,督促實際負責照顧嬰幼 兒之保母以安全之方式安撫嬰幼兒,對於前有以不當方式照 顧嬰幼兒之保母更應多加關注,而依當時之情形及被告之智 識、經驗及能力,並無不能注意之情事,竟均疏於注意及此 ,致被害人未能獲得及時救助,導致其因頭部完全遭棉被覆 蓋,而身處高二氧化碳堆積高濃度環境,造成呼吸性酸中毒 死亡,是丙○○、甲○、林德男、丁○○均有前開過失侵權行為 。嗣丙○○於當日下午4時52分12秒許察覺有異,通知救護人 員及林德男,經救護人員對被害人施以急救措施後緊急送醫 ,仍於同日晚間6時許,經亞東紀念醫院宣告到院前死亡( 原告主張之㈠、㈡、㈢部分除就乙○○主觀犯意部分外,其餘部 分均與刑事另案判決認定之事實相同,故就相同部分合稱為 本件過失致死之客觀經過及林德男、甲○、丙○○之行為成立 過失致死罪)。  ㈢林德男、乙○○、甲○、丙○○前揭所為,業經刑事另案判決認定 成立過失致人於死罪,而各判處有期徒刑5月、3年、6月、8 月(下稱另案);原告主張乙○○之上開客觀行為屬於故意侵 權,與其餘被告之過失侵權行為,應連帶對原告負賠償責任 ,原告因被害人死亡而支付醫藥費3,026元、喪葬費2萬7,41 0元、交通費2,076元、並受有不能受其扶養之扶養費損失42 7萬1,969元,且因被告行為痛失愛女遭受莫大之精神上痛苦 ,另請求精神慰撫金2,200萬元,故請求被告連帶給付合計2 ,630萬4,481元,爰依民法第184條第1項前段、第185條、第 192條第1項、第193條第1項、第194條、第195條第1項、第1 88條第1項等規定提起本件訴訟等語,並聲明:㈠被告應連帶 給付原告2,630萬4,481元,及自起訴狀繕本送達之翌日起至 清償日止,按年息5%計算之利息。㈡原告願供擔保,請准宣 告假執行。 二、被告則以:  ㈠林德男、乙○○、甲○、丙○○部分:其等已於另案審理時就本件 過失致人於死犯行坦承不諱,且對於另案判決認定之事實、 理由、勘驗結果均無意見,其等有賠償原告之意願,且對於 原告請求之醫藥費3,026元、喪葬費2萬7,410元、交通費2,0 76元部分均不爭執;並請本院審酌另案業已認定乙○○部分為 過失犯,故乙○○部分應屬過失侵權行為,因而與林德男、甲 ○、丙○○連帶負賠償責任,原告主張乙○○成立故意侵權行為 ,應有誤會;另針對原告請求之扶養費427萬1,969元部分, 因被害人為000年0月0日生,倘若原告自111年4月12日照顧 其至成年即128年7月4日,共須支出17年2月22日之扶養費, 復依110年新北市平均每人消費支出2萬3,021元計算,原告 應負擔被害人之照顧扶養費用為349萬7,066元,又原告為00 年00月00日生,依內政部110年臺灣地區簡易生命表所示,3 2歲女性平均餘命為53.01年,是扣除事故發生時至原告65歲 退休間,原告得請求被害人扶養之年數至多應為19.31年, 依霍夫曼式計算法扣除中間利息之金額應為380萬1,880元, 原告現因本件事故無須負擔上開照顧扶養被害人之費用,自 應依損益相抵原則扣除此部分金額後,始得請求剩餘之扶養 費30萬4,814元(計算式:380萬1,880元-349萬7,066元=30 萬4,814元);原告請求之精神慰撫金2,200萬元亦顯有過高 等語,資為抗辯,並聲明:⑴原告之訴及假執行之聲請均駁 回。⑵如受不利益之判決,願供擔保請准宣告免為假執行。  ㈡丁○○部分:丁○○於被害人在托嬰中心接受照顧之期間,實際 上並未任職該托嬰中心,此觀丁○○已於107年3月1日自托嬰 中心離職並向新北市政府社會局報備在案即知,且丁○○涉犯 本件過失致死等罪嫌,亦經新北地方檢察署檢察官以112年 度偵字第15174號(下稱新北檢偵查另案)不起訴處分書以 犯罪嫌疑不足予以不起訴處分,足見丁○○並無本件原告所指 之侵權行為,自無庸與其餘被告負連帶賠償責任等語,資為 抗辯,並聲明:⑴原告之訴及假執行之聲請均駁回。⑵如受不 利益之判決,願供擔保請准宣告免為假執行。 三、兩造不爭執事項(見本院卷二第292頁):  ㈠林德男為托嬰中心之負責人,其與乙○○、丙○○、甲○有如另案 判決事實欄所示之客觀行為,林德男、丙○○、甲○有如該刑 事判決認定之過失致人於死犯行,而有共同侵權行為之事實 。  ㈡原告因被告上開侵權行為,導致其女即被害人死亡,受有醫 藥費3,026元、喪葬費2萬7,410元、交通費2,076元之損害。 四、本院之認定:  ㈠乙○○、丁○○與其餘被告共同成立過失侵權行為責任,應連帶 對原告負賠償責任:  ⒈按因故意或過失,不法侵害他人之權利者,負損害賠償責任 ,民法第184條第1項前段定有明文,因民法對於故意、過失 之定義並未有明文規定,故得參酌刑法有關故意、過失之認 定標準以資認定,又若行為人對於結果之發生具備預見可能 性,惟確信不會發生者,即屬過失中有認識過失之型態,倘 若係有容任結果發生之心態,則要屬故意中間接故意之主觀 意思,合先敘明。查,兩造對於本件過失致死之客觀經過及 林德男、甲○、丙○○之行為成立過失致死罪責乙節未予爭執 (見兩造不爭執事項㈠),並有另案判決書附卷可參(見本 院卷二第233至247頁),且所涉證據業經本院調閱另案卷宗 核閱屬實,足見該部分事實首堪認定,林德男、甲○、丙○○ 應依過失侵權行為之規定,向原告連帶負賠償責任至明。  ⒉惟就乙○○部分,乙○○就其應負過失侵權行為責任乙節並無爭 執(見本院卷二第254頁),原告雖主張其所成立者為故意 侵權行為,然查,依另案判決認定之事實可知(見本院卷二 第234頁),乙○○為前揭壓制行為之際,動機係為安撫被害 人入睡,審酌其身為托嬰中心之托育人員,平時即負責托育 連同被害人在內之嬰幼童,衡情難認其於該等侵權行為之時 ,兼有「容任被害人因而發生死亡結果亦不違背其本意」之 心態,此觀另案針對案發當時之托嬰中心現場監視器畫面勘 驗之結果(下稱另案勘驗結果),可見乙○○等人於案發當日 下午4時52分12秒發覺被害人身體僵硬、臉部呈暗紫色之際 ,隨即聯繫救護人員並對被害人進行急救,乙○○並發出哭聲 等情況(見偵續卷所附之另案112年6月13日準備程序筆錄【 準備程序筆錄】第18至20頁),倘若乙○○對被害人死亡結果 之發生具有容任亦不違背其本意之心態,衡情當無必要於案 發時如此驚駭;本件復未有其他事證證明乙○○確有原告所指 之未必故意,此由另案檢察官係起訴乙○○涉犯過失致死罪嫌 、刑事判決亦認定其所成立者為過失致死罪,而均非認為成 立故意殺人罪等可見一斑,是以,乙○○身為托嬰中心托育人 員,對其負責照料之被害人為前揭壓制行為,固依其所負之 注意義務,難認非無重大過失可言,然本件依相關事證,尚 無從認定其對於本件侵權行為具備前揭說明所稱之故意心態 ,從而乙○○應成立者為過失侵權行為,原告此部分所述,難 認有理,礙難憑採。  ⒊至丁○○部分,丁○○雖抗辯其已於107年3月1日自托嬰中心離職 並向新北市政府社會局報備在案,並提出新北市政府社會局 之同意備查函文為證(見本院卷二第61頁),據此否認就本 件侵權行為應共同負責;然查,新北市政府社會局之該函文 固記載托嬰中心原主管人員丁○○於107年3月12日離職,惟其 亦載明僅為備查並登錄系統之屬性(見本院卷二第61頁), 足見丁○○是否自此以後即實際上非屬托嬰中心主管人員乙節 ,未經社會局實質認定,而係僅根據丁○○片面陳報之內容進 行備查,是本院尚難單憑此節,遽認丁○○於本件案發當時非 托嬰中心之主管人員、從而無須就本件侵權行為事故負責, 就丁○○是否確為托嬰中心之主任,仍應由本院本諸相關證據 而為實質認定,合先敘明。  ⒋本件原告主張其將被害人送托以前,曾於111年3月22日前往 托嬰中心參觀,當時員工主動將丁○○之名片交給原告,其上 即印有「米綺托嬰中心 丁○○ EMMA主任」之頭銜,並附有「 0000-000-000」之電話等節,有其陳報之托嬰中心名片影本 存卷可查(見本院卷二第101頁),且依丁○○於另案偵訊時 所述,其手機確實為0000-000-000號、亦對於其英文名為EM MA並無爭執(見偵續影卷第48頁),足見原告此部分所述要 非無稽;且依另案勘驗結果,於乙○○等人發覺被害人有異樣 而呼叫其他班級之托育人員前來協助時,其他托育人員隨即 大喊「打給叔叔、打給EMMA、打給119」(見準備程序筆錄 第20頁),倘丁○○確如其抗辯者早已非托嬰中心之管理人員 ,則托嬰中心之員工又有何必要於家長參觀之際發放丁○○之 名片、托育人員又何需於發生本件重大事故時旋即表示應聯 繫丁○○前來處理,益徵原告所指丁○○實際上即為托嬰中心主 任等語,並非無憑。  ⒌參以新北檢偵查另案案經原告以告訴人身分提出再議、並經 臺灣高等檢察署發回後,於偵續階段之偵訊程序,依案發前 1個月即111年3月11日稽查人員洪淑敏至托嬰中心稽查之證 述內容暨丁○○於該案陳述之內容可知,洪淑敏於托嬰中心稽 查時丁○○係全程在場(見偵續影卷第46至47頁),且丁○○於 107年間向社會局核備自托嬰中心離職後仍持續將名片(即 原告所提出之名片,本院卷二第101頁)放置於托嬰中心門 口守衛處,若有托嬰中心家長因此撥打其手機聯繫其亦沒有 拒絕,其亦受林德男請託幫托嬰中心處理與「愛托付APP」 有關之文書工作,將資源共享給托嬰中心,且該APP作為托 嬰中心之電子聯絡簿,可以讓家長知道小孩的狀況,其本身 在該APP亦標示為托嬰中心的「園長」(見偵續影卷第48至5 0頁);佐以原告取得丁○○之名片後,確曾於111年1月19日 、同年4月8日(即本件案發前4日)撥打電話予丁○○,且通 話時間各約1分鐘上下(見偵續影卷第43至44頁),益徵原 告主張其撥打電話給丁○○詢問有關送托問題、告訴其被害人 感冒請其等協助照料等語,尚非虛妄。倘丁○○所辯為真,其 自107年起已非托嬰中心之實際管理人員或主任,則又何必 要忍受托嬰中心持續將名片放置於門口並主動交給前來參觀 之家長,又有何必要接聽並回覆托嬰中心家長之來電、提問 ,堪認丁○○抗辯其並非托嬰中心之實際管理人員云云,難認 屬實。  ⒍綜合上開各情以觀,本件丁○○於案發前非僅負責處理托嬰中 心有關電子聯絡簿「愛托付APP」之文書工作,並分別在該A PP、以及放置於托嬰中心警衛處,名義上掛著「園長」、「 主任」之頭銜,並於案發前之政府進行例行稽查時在場,本 件案發時甚且為托育人員第一時間欲聯繫之對象,足認丁○○ 確實為托嬰中心主任,與林德男共同負責監督、管理保母與 處理行政事務等業務無誤,其即應有善盡管理、監督保母等 義務,能督促實際負責照顧嬰幼兒之保母以安全之方式安撫 嬰幼兒,對於前有以不當方式照顧嬰幼兒之保母更應多加關 注,竟疏未注意,以致乙○○為前揭壓制行為、丙○○、甲○亦 疏於注意協助照看後,被害人未能獲得及時救助而產生本件 憾事,丁○○自應與其餘被告,共同負本件過失侵權行為責任 。  ⒎另前開偵續階段證述之證人洪淑敏雖於偵訊時證稱丁○○稽查 時並未介紹托嬰中心情況、未注意到丁○○當時在做什麼事情 等語,及該案證人甲○於偵訊時另證稱其除了該次稽查外從 來沒有看過丁○○到托嬰中心等語(見影卷第46至48頁),惟 洪淑敏自陳前為丁○○就讀中臺科技大學之老師(見影卷第46 頁)、甲○則為丁○○之子(見本院卷二第215、219頁之戶籍 謄本),本院審酌其等與丁○○間之交誼、親屬關係,恐有迴 護偏袒之動機,且本院業已綜合考量諸多事證而為認定(詳 如前述),尚難僅憑其等之陳述內容,即為丁○○有利之認定 。又丁○○所涉刑事過失致死罪嫌,先經新北檢偵查另案為不 起訴處分,經再議發回後復經同署以112年度偵續字第263號 為不起訴處分,為本院職務上已知,然按刑事訴訟判決所認 定之事實,要非當然有拘束民事訴訟判決之效力,民事法院 調查刑事訴訟原有之證據,而斟酌其結果以判斷事實之真偽 ,並於判決內記明其得心證之理由,應非法所不許(最高法 院67年度台上字第2674號、49度年台上字第929號判決意旨 參照),刑事訴訟判決所認定之事實既無當然拘束民事法院 認定之效果,則偵查結果當亦無絕對拘束民事法院之效力, 本院業已斟酌辯論意旨及調查證據之結果,依自由心證判斷 事實之真偽後,而為上開之認定,故新北檢偵查另案暨偵續 結果之認定,無從為丁○○有利之認定,附此敘明。  ㈡茲就原告得請求之數額,分敘如下:  ⒈兩造不爭執原告因被害人死亡而支付醫藥費3,026元、喪葬費 2萬7,410元、交通費2,076元,合計3萬2,512元(見兩造不 爭執事項㈡,下合稱醫療費用等),並有原告提出之醫療自 費或費用收據、自費同意書、統一發票規費繳納收據、叫車 紀錄等附卷可佐(見本院卷一第17至36頁),原告自得請求 此部分支出之損害賠償。  ⒉扶養費用部分:  ⑴按直系血親相互間互負扶養之義務;受扶養權利者,以不能 維持生活而無謀生能力者為限,前項無謀生能力之限制,於 直系血親尊親屬,不適用之;扶養之程度,應按受扶養權利 者之需要與扶養義務者之經濟能力及身分定之,民法第1114 條第1款、第1117條第1項、第2項、第1119條分別定有明文 。又直系血親相互間互負扶養義務;扶養義務人之直系血親 尊親屬,祇須有不能以自己之財產維持生活之情形,即有受 扶養之權利,不以無謀生能力為必要(最高法院81年度台上 字第1504號、87年度台上字第1696號判決意旨參照)。次按 父母對子女之扶養請求權與未成年子女對父母之扶養請求權 各自獨立,父母請求子女扶養,非以其曾扶養子女為前提。 且損益相抵原則旨在避免債權人受不當之利益,未成年子女 遭不法侵害致死,其父母因而得免支出扶養費,依社會通常 之觀念亦不能認係受有利益,故父母請求加害人賠償損害時 ,自無須扣除其對於被害人至有謀生能力時止所需支出之扶 養費(最高法院92年度第5次民事庭會議決議參照);揆諸 上開說明可知,本件被告抗辯被害人成年前之扶養費本應由 原告支付,基於損益相抵原則,應由原告所得主張之扶養費 用中扣除云云,即不足採。  ⑵又支付扶養費之目的,本在使受扶養人得以維持通常之生活 ,關於扶養費計算基準,法無明文規定,則只須所採用之標 準得以真實反映受扶養人實際生活所需,即無不可,本院認 為行政院主計處所公佈之「平均每人月消費支出-按區域別 分」,分依不同之年度、區域區分,而統計出平均收支數額 ,其所得結果較客觀公允,且能接近實際生活需求,是原告 主張以其居住之新北市地區平均每人月消費支出作為認定及 計算基礎,自屬允當。查本件原告為被害人之母,112、111 年度所得各僅為21萬1,474元、9萬4,522元,於該2年度財產 均2萬元(見限閱卷內之原告收入財產資料),足見依其於1 12、111年之收入財產總額(即收入及財產總額於112年度為 23萬1,474元,111年度為11萬4,522元),顯不足以支應新 北市地區111年度平均每人年消費支出(計算式:2萬4,663 元×12月=29萬5,956元),於被害人死亡時年齡為31歲,參 諸勞動基準法第54條第1項第1款規定,勞工強制退休年齡為 65歲,則原告於年滿65歲後,因已退休而無工作所得,所存 體力及財產難認可獨立維持生活,應認有受被害人扶養之權 利,得因本件侵權行為向被告請求賠償因被害人死亡致不能 受扶養之扶養費損害。本院審酌本件查無其他應對原告負扶 養義務之人(見限閱卷內之原告個人戶籍資料所示),以原 告住所之新北市地區最新即111年度平均每人月消費支出2萬 4,663元計算出年消費支出29萬5,956元,為扶養費請求計算 之依據,並依照112年簡易生命表所示,以原告為112年間年 約33歲之女性,平均餘命為52.03年,扣除33歲距離強制退 休65歲之32年期間,則原告得請求扶養費之期間為20年又11 日(計算式:52.03-32=20.03年,其中0.03年×365日=11 日 【四捨五入至整數】),依霍夫曼式計算法扣除中間利息( 首期給付不扣除中間利息),應負扶養義務之總額為418萬2 ,195元,此部分請求,自屬有據(計算方式為:295,956×14 .00000000+(295,956×0.00000000)×(14.00000000-00.00000 000)=4,182,194.0000000000。其中14.00000000為年別單利 5%第20年霍夫曼累計係數,14.00000000為年別單利5%第21 年霍夫曼累計係數,0.00000000為未滿一年部分折算年數之 比例(0/12+11/365=0.00000000)。採四捨五入,元以下進位 ),逾此部分之請求則無理由,不應准許。  ⒊精神慰撫金部分:   按精神慰撫金之多寡,應斟酌雙方之身分、地位、資力與加 害程度,及其他各種情形核定相當之數額,該金額是否相當 ,自應依實際加害情形與被害人所受之痛苦及雙方之身分、 地位、經濟狀況等關係決定之(最高法院51年台上字第223 號民事判決意旨參照)。查,本件原告之女即被害人因被告 監督及照護疏失而死亡,原告痛失至親,其精神上所受之痛 苦程度自屬極為嚴重,且被告受原告所託照顧幼女,理應善 盡監督及照料義務而未為之,原告依前開規定請求被告賠償 精神慰撫金,為屬有據。本院審酌被害人為原告唯一之女、 死亡時未滿1歲,且原告自111年1月11日以降為獨立行使負 擔被害人之權利義務者(見限閱卷內之原告戶籍資料),突 遭此意外而受喪女之痛,其精神上承受難以忍受之痛苦,要 非難以想見;以及被告為經營托嬰中心負責人、管理人員、 或領有保母人員技術士證之專業保母,其等本應為確保被害 人於托育期間健康、安全之人,況且其等本知被害人於案發 當日有感冒症狀,理應更加仔細照料並留意其身體狀況、確 保其呼吸通暢,卻疏於盡監督及照護之責,容任托育人員以 上開使被害人趴睡、以棉被覆蓋其頭部、並以成年人之身體 壓制等方式加以哄睡、對待,以致本件憾事發生,堪認被告 之過失情節嚴重,原告每每思及稚女何辜、為何會遭受前揭 對待、成為來不及長大的小生命之際,所承受傷痛之巨大, 自難以名狀;兼及原告為大學畢業,其財產及所得情形如前 所述,與林德男為二、三專畢業,經營新北市私立葡萄園托 嬰中心托嬰中心(位於新北市○○區○○路0段000巷0號0樓), 名下有不動產、投資及112年度申報所得為167萬餘元;乙○○ 為高職肄業,名下無財產,112年度申報所得為58萬餘元; 丙○○為五專畢業,名下無財產,112年度無所得申報;甲○為 二、三專肄業,名下無財產,112年度申報所得為1萬餘元; 丁○○為碩士畢業,經營亞葳蒙特梭利托嬰中心(位於新北市 ○○區○○路00號0、0樓、00號0樓),名下有車輛、投資等財 產,112年度申報所得為143萬餘元等兩造身分、學經歷及經 濟狀況,為兩造具狀陳報、被告於新北檢偵查另案所自陳, 並有兩造稅務電子閘門財產所得調件明細表、個人戶籍謄本 、托嬰中心機構資訊等在卷可稽(見限閱卷內之資料,偵續 卷第47頁),認原告請求之精神慰撫金以300萬元為適當, 逾此部分之請求,尚屬過高,不應准許。  ⒋綜上,本件原告得請求被告連帶賠償之數額合計為721萬4,70 7元(計算式:醫療費用等3萬2,512元+418萬2,195元+300萬 元=721萬4,707元)。 五、末按給付無確定期限者,債務人於債權人得請求給付時,經 其催告而未為給付,自受催告時起,負遲延責任。其經債權 人起訴而送達訴狀,或依督促程序送達支付命令,或為其他 相類之行為者,與催告有同一之效力。又遲延之債務,以支 付金錢為標的者,債權人得請求依法定利率計算之遲延利息 ;而應付利息之債務,其利率未經約定,亦無法律可據者, 週年利率為5%,民法第229條第2項、第233條第1項本文、第 203條分別定有明文。本件起訴狀繕本係於111年12月9日分 別送達被告等情,有送達證書在卷可稽(見卷二第33至41頁 ),故原告請求被告自111年12月10日起,均至清償日止, 按年息5%計算之利息,亦屬有據。 六、綜上所述,原告依共同侵權行為之法律關係,請求被告連帶 給付如主文第1項所示,為有理由,應予准許,逾此範圍, 為無理由,應予駁回。又就原告勝訴部分,兩造均陳明願供 擔保為假執行及免為假執行之宣告,核無不合,爰分別酌定 相當擔保金額後准許之。至原告敗訴部分,其訴既經駁回, 其假執行之聲請亦失所附麗,應併予駁回。 七、本件事證已臻明確,兩造其餘攻防方法及所提證據,經本院 斟酌後,核與判決結果不生影響,爰不予逐一論駁,併此敘 明。 八、訴訟費用負擔之依據:民事訴訟法第79條、第85條第2項。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日          民事第七庭  法 官 趙悅伶 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀,並 按他造人數附繕本。如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審 裁判費。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日                 書記官 張又勻

2025-02-27

PCDV-111-重訴-460-20250227-1

臺灣新北地方法院

侵權行為損害賠償

臺灣新北地方法院民事判決 113年度訴字第3869號 原 告 陳鼎紘 被 告 王品淳 上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件,本院於民國114年2月 13日言詞辯論終結,判決如下:   主 文 被告應給付原告新臺幣伍拾參萬參仟肆佰伍拾捌元,及自民國一 一四年一月十七日起至清償日止,按年息百分之五計算之利息。 訴訟費用由被告負擔。 本判決第一項於原告以新臺幣伍萬元為被告供擔保後,得假執行 。   事實及理由 壹、程序方面:   按言詞辯論期日,當事人之一造不到場者,得依到場當事人 之聲請,由其一造辯論而為判決;不到場之當事人經再次通 知而仍不到場者,並得依職權由一造辯論而為判決,民事訴 訟法第385條第1項定有明文。查本件被告經合法通知未於言 詞辯論期日到場,爰依原告之聲請,准予一造辯論而為判決 。 貳、實體方面:   一、原告主張:被告知悉金融機構帳戶係個人理財之重要工具, 為攸關個人財產、信用之表徵,若將金融機構帳戶相關資料 提供他人,將可能遭詐欺集團作為詐欺被害人匯入款項之人 頭帳戶之用,藉此製造金流斷點,而掩飾、隱匿詐欺犯罪所 得之去向,竟仍基於縱使他人利用其所提供之金融機構帳戶 做為詐欺取財、洗錢之犯罪工具,亦不違背其本意之幫助詐 欺及幫助洗錢之不確定故意,於民國112年3月間某日,在新 北市新莊區景德路附近某處,將其申設之華南商業銀行埔墘 分行帳戶(帳號:000000000000號,下稱系爭帳戶)之網路 銀行帳號及密碼,交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員 使用,而容任他人將上開帳戶做為詐欺取財及掩飾、隱匿詐 欺取財犯罪所得之工具;該詐欺集團之其他成員共同意圖為 自己不法之所有,基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡,先自11 2年1月5日起,持續以通訊軟體LINE暱稱「新投資視野-楊世 光」、「美惠yeh」、「Annie」向原告佯稱:可透過華景證 券投資平台投資股票獲利,且其成為周年慶一等獎得主,獎 金新臺幣(下同)300萬元,但需先繳納稅金云云,並提供 系爭帳戶予原告作為匯入款項之用,致原告信以為真而陷於 錯誤,遂於112年3月31日13時19分許匯款53萬3,458元至系 爭帳戶,旋遭其他詐欺集團成員提領或轉出殆盡;被告上開 提供帳戶之行為,業經本院113年度審金訴字第651號刑事判 決認定一行為犯幫助詐欺取財、幫助一般洗錢罪(想像競合 後論以後者)而判處有期徒刑4月,併科罰金1萬元(下稱另 案),可見被告因提供系爭帳戶之侵權行為,致原告受有前 揭損害,原告自得請求被告賠償53萬3,458元,爰依共同侵 權行為之法律關係提起本件訴訟等語,並聲明:㈠被告應給 付原告53萬3,458元,及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日 止,按年息5%計算之利息。㈡原告願供擔保,請准宣告假執 行。 二、被告未於言詞辯論期日到場,亦未提出書狀作出任何聲明或 陳述。 三、本院之判斷:  ㈠按因故意或過失,不法侵害他人之權利者,負損害賠償責任 。故意以背於善良風俗之方法,加損害於他人者亦同;數人 共同不法侵害他人之權利者,連帶負損害賠償責任。不能知 其中孰為加害人者亦同。造意人及幫助人,視為共同行為人 ,民法第184條第1項、第185條分別定有明文。又數人共同 不法侵害他人之權利者,對於被害人所受損害,所以應負連 帶賠償責任,係因數人之行為共同構成違法行為之原因或條 件,因而發生同一損害,具有行為關連共同性之故。民事上 之共同侵權行為,並不以共同侵權行為人在主觀上有犯意聯 絡為必要,如在客觀上數人之不法行為,均為其所生損害之 共同原因,即所謂行為關連共同,已足以成立共同侵權行為 (最高法院85年度台上字第139號判決意旨參照)。經查, 原告主張之上開事實,業經本院調閱另案電子卷證核閱無誤 ,並有另案判決書附卷可參(見金卷第13至20頁),而被告 已於相當時期受合法之通知,於言詞辯論期日不到場,亦未 提出任何書狀爭執或否認原告之主張,經本院審酌另案卷宗 ,堪信原告之主張為真實。是以,被告基於幫助詐欺取財、 幫助洗錢之犯意,提供系爭帳戶予詐欺集團成員使用,致原 告受騙後依指示匯款合計53萬3,458元至該帳戶,經詐欺集 團成員取得詐騙款項,堪認被告上開行為已幫助該詐欺集團 成員實現對原告詐欺取財之結果,則被告主觀上既有幫助詐 欺取財之故意,客觀上亦以不法之幫助行為,幫助詐欺集團 成員遂行對原告詐欺取財之結果,且此與原告所受損害間, 具有相當因果關係,揆諸前揭法條及裁判意旨,被告自應對 原告所受上開損害,負共同侵權行為損害賠償責任。從而, 原告依共同侵權行為之法律關係,請求被告賠償53萬3,458 元,洵屬有據。  ㈡末按,給付無確定期限者,債務人於債權人得請求給付時, 經其催告而未為給付,自受催告時起,負遲延責任。其經債 權人起訴而送達訴狀,或依督促程序送達支付命令,或為其 他相類之行為者,與催告有同一之效力;遲延之債務,以支 付金錢為標的者,債權人得請求依法定利率計算之遲延利息 。但約定利率較高者,仍從其約定利率;應付利息之債務, 其利率未經約定,亦無法律可據者,週年利率為百分之5, 民法第229條第2項、第233條第1項及第203條分別定有明文 。查,本件原告請求被告給付之損害賠償,係以支付金錢為 標的,故原告自得請求被告給付自民事起訴狀繕本送達翌日 即114年1月17日(民事起訴狀繕本寄存送達日期為114年1月 6日,依規定經10日於114年1月16日發生送達效力,見本院 卷第23頁之送達證書)起算之法定遲延利息。 四、綜上所述,原告依共同侵權行為之法律關係,請求被告給付 53萬3,458,及自114年1月17日起至清償日止,按年息5%計 算之利息,為有理由,應予准許。又原告陳明願供擔保聲請 宣告假執行,核無不合,爰酌定相當之擔保金額,予以准許 。 五、訴訟費用負擔之依據:民事訴訟法第78條。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日          民事第七庭  法 官 趙悅伶 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀,並 按他造人數附繕本。如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審 裁判費。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日                 書記官 張又勻

2025-02-27

PCDV-113-訴-3869-20250227-1

重訴
臺灣新北地方法院

塗銷所有權移轉登記

臺灣新北地方法院民事判決 113年度重訴字第497號 原 告 吳柏均 訴訟代理人 陳鈺林律師 被 告 劉澤芳 上列當事人間請求塗銷所有權移轉登記事件,本院於民國113年1 2月19日言詞辯論終結,判決如下:   主 文 原告之訴駁回。 訴訟費用由原告負擔。   事實及理由 壹、程序部分:   按言詞辯論期日,當事人之一造不到場者,得依到場當事人 之聲請,由其一造辯論而為判決;不到場之當事人經再次通 知而仍不到場者,並得依職權由一造辯論而為判決,民事訴 訟法第385條第1項定有明文。查本件被告經合法通知未於言 詞辯論期日到場,爰依原告之聲請,准予一造辯論而為判決 。 貳、實體部分: 一、原告主張:原告前於民國112年11月間自訴外人胡凱民購得○ ○市○○區○○街000號14樓房屋(建號:○○市○○區○○段0000號建 物,下稱系爭房屋)暨所坐落之土地應有部分比例(地號: ○○市○○區○○段000號土地,權利範圍:496/100000,下合稱 系爭房地)並移轉登記完畢,當時原告與胡凱民買賣之範圍 並未包括同段0000號建物(權利範圍:135/10000)即系爭 房屋所屬社區之停車位(下稱系爭停車位);嗣於113年2月 24日與被告訂立買賣契約(下稱系爭契約),由原告將系爭 房地以新臺幣(下同)1,680萬元出賣予被告,並於契約中 載明出賣之建物部分僅包含系爭房屋及附屬之公共設施,而 未包含系爭停車位,並於113年4月2日以買賣為登記原因移 轉登記為被告所有;詎料原告事後發現,系爭停車位應仍屬 胡凱民所有,竟於113年2月間誤以買賣為登記原因移轉登記 予原告,後於113年4月2日復以買賣為登記原因而誤為移轉 登記予被告所有;俟原告查明後即要求被告返還系爭停車位 ,而為被告置之不理,並佯稱當初購買標的包含系爭停車位 云云,因系爭契約之買賣標的是否包含系爭停車位乙節影響 買賣總價甚鉅,性質上應屬交易重要之點,倘原告認為其出 售標的包含系爭停車位,斷無以1,680萬元作為買賣總價之 可能,可見系爭契約存有交易上重要之物之資格錯誤情形, 應視為意思表示內容錯誤,原告遂依民法第88條規定,以本 件起訴狀繕本送達被告作為撤銷系爭契約及所有權移轉之意 思表示,並依民法第767條第1項中段規定,請求除去妨害亦 即請求被告塗銷系爭房地及停車位之所有權移轉登記,回復 登記為原告所有(先位之訴);倘本院認為原告先位之訴無 理由,則請考量系爭契約業經撤銷,則被告取得系爭房地及 停車位登記所有權即無法律上之原因而受利益,並致原告受 有損害,原告自得依不當得利之法律關係,請求被告返還所 得利益即系爭房地及停車位之所有權(備位之訴),爰依所 有物返還請求權、不當得利返還請求權之法律關係提起本件 訴訟等語,並聲明:㈠先位聲明:被告應將其所有系爭房地 及停車位,於113年4月2日以買賣為登記原因之所有權移轉 登記塗銷,並回復登記為原告所有;㈡備位聲明:被告應將 其所有系爭房地及停車位,移轉登記為原告所有(下合稱前 揭先位暨被位聲明)。 二、被告已於相當時期受合法送達通知,未於言詞辯論期日到場 ,亦未提出任何書狀作任何聲明或陳述。   三、本院之認定:  ㈠原告主張依民法第88條規定撤銷系爭契約及所有權移轉之意 思表示,難認有理:  ⒈按意思表示之內容有錯誤,或表意人若知其事情即不為意思 表示者,表意人得將其意思表示撤銷之。但以其錯誤或不知 事情,非由表意人自己之過失者為限;當事人之資格或物之 性質,若交易上認為重要者,其錯誤,視為意思表示內容之 錯誤,民法第88條第1項、第2項定有明文。  ⒉本件原告雖主張其於締結系爭契約之際,存有交易上認為重 要之物之性質錯誤,亦即實際上成立之系爭契約包含系爭停 車位、然其誤以為不包含而誤以1,680萬元作為買賣總價, 遂請求依意思表示內容錯誤之規定予以撤銷與被告締結系爭 契約、移轉系爭房地及停車位之意思表示,惟查,系爭契約 載明之買賣標的為系爭房地,並未包括系爭停車位乙節,為 原告所不爭(見本院卷第86頁),復有系爭契約書附卷可參 (見本院卷第17至19頁之系爭契約第一條:不動產標示及買 賣權利範圍),足見兩造於締結系爭契約之時,就買賣標的 意思表示合致之內容,確未包含系爭停車位至明,原告就此 節並無誤認,自無交易上重要之物之性質錯誤存在,而無由 依上開規定撤銷成立系爭契約之意思表示。  ⒊至所有權移轉之意思表示部分,觀諸原告前揭主張可知,其 係於事後始知悉系爭停車位誤為移轉登記予被告,甚至亦於 斯時方知道胡凱民當初亦有誤為移轉登記系爭停車位之情況 ,按意思表示,係由表意人將內心欲發生之法律效果之意思 表示於外之行為,堪認原告於113年4月2日進行系爭房地所 有權移轉登記之際,要無可能存有併同移轉系爭停車位之意 思表示,則就自始不存在之所有權移轉之意思表示(即移轉 系爭停車位之物權意思表示),顯無可能以意思表示錯誤為 由加以撤銷之餘地,故原告此部分主張,亦非有理。是本件 原告主張依民法第88條規定撤銷系爭契約及所有權移轉之意 思表示,皆非有據。  ㈡原告主張所有物返還請求權而為先位聲明,亦非有理:  ⒈按所有人對於無權占有或侵奪其所有物者,得請求返還之。 對於妨害其所有權者,得請求除去之。有妨害其所有權之虞 者,得請求防止之,民法第767條第1項定有明文。又按不動 產物權,依法律行為而取得、設定、喪失及變更者,非經登 記,不生效力;前項行為,應以書面為之;因繼承、強制執 行、徵收、法院之判決或其他非因法律行為,於登記前已取 得不動產物權者,應經登記,始得處分其物權,民法第758 條、第759條分別定有明文,足見不動產物權之取得、喪失 、變更,除了非因法律行為而生者外,其餘情形當以移轉所 有權之書面意思表示暨辦理登記為要件(即因法律行為而得 喪變更者之成立生效要件)。查,原告主張依民法第88條規 定撤銷系爭契約及所有權移轉之意思表示云云並非適法(詳 如前述),則其據此主張系爭房地之所有權移轉行為無效、 請求被告塗銷此部分所有權移轉登記而回復登記為原告所有 云云,洵非有理。  ⒉另本件原告於113年4月2日進行系爭房地所有權移轉登記之際 ,並無存有併同移轉系爭停車位之意思表示乙情,業經本院 認定如前;參以原告前手即胡凱民於113年5月間寄發之存證 信函內容,可知胡凱民於112年11月間出售系爭房地時已明 白告知代書自己只有出售系爭房地、而無一併出售、移轉登 記系爭停車位之意思表示(見本院卷第53至55頁之存證信函 ),核與原告及胡凱民締結之不動產賣賣契約書之買賣標的 內容所載相符(見本院卷第93至107頁),且該等情事均為 原告所不爭執(見本院卷第86頁),足見胡凱民及原告均未 曾為移轉系爭停車位之所有權意思表示,且本件查無因其他 法律行為或非法律行為移轉系爭停車位予被告之情形,揆諸 上開說明意旨,本件無從認定系爭停車位之所有權合於上開 物權得喪變更之成立生效要件、自無由胡凱民移轉予原告、 原告移轉予被告可言,是系爭停車位部分應仍屬胡凱民所有 ,原告並非系爭停車位之所有人,自無從依民法第767條第1 項規定而為請求,其據此請求被告塗銷系爭停車位之所有權 移轉登記而回復登記為原告所有云云,難認有理。  ㈢原告主張不當得利返還請求權而為備位聲明,殊非有理:   按無法律上之原因而受利益,致他人受損害者,應返還其利 益。雖有法律上之原因,而其後已不存在者,亦同,民法第 179條規定可資參照,故得請求不當得利者,當以其受有損 害為前提。查系爭停車位既仍屬胡凱民所有,足見原告未曾 因移轉而取得所有權,且其與胡凱民締結之不動產賣賣契約 書、以及與被告締結之系爭契約,均未就系爭停車位進行買 賣(參見上述說明),衡情原告並無受有損害之處,即便被 告受有成為系爭停車位登記名義人之利益,原告亦非得向其 請求不當得利返還請求權之人,故其據此請求被告塗銷系爭 停車位之所有權移轉登記而回復登記為原告所有云云,難認 有理;至被告取得系爭房地所有權部分,係本於系爭契約之 法律上原因,而本件原告無由依民法第88條規定撤銷系爭契 約,業經本院認定如前,則就此部分原告亦無從依不當得利 之法律關係請求返還。是以,原告依不當得利之法律關係, 請求被告將其所有之系爭房地及停車位,移轉登記為原告所 有,難認有理。 四、綜上所述,原告依所有物返還請求權、不當得利之法律關係 ,而為前揭先位暨被位聲明,均屬無據,應予駁回。 五、本件事證已臻明確,兩造其餘攻擊防禦方法,經本院審酌後 ,核與本判決結果不生影響,爰不逐一論述,併此敘明。 六、訴訟費用負擔之依據:民事訴訟法第78條。   中  華  民  國  114  年  2   月  27  日          民事第七庭  法 官 趙悅伶 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀,並 按他造人數附繕本。如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審 裁判費。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日                 書記官 張又勻

2025-02-27

PCDV-113-重訴-497-20250227-1

臺灣新北地方法院

給付工程款

臺灣新北地方法院民事判決 109年度建字第5號 原 告 上禾營造股份有限公司 法定代理人 曾勇智 訴訟代理人 馬昆平 房樹貴律師 沈昌憲律師 複 代理人 楊惟智律師 被 告 兆赫電子股份有限公司 法定代理人 黃啟瑞 訴訟代理人 王聖舜律師 楊敦元律師 上列當事人間請求給付工程款事件,經本院於民國113年12月26 日言詞辯論終結,判決如下:   主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 訴訟費用由原告負擔。   事實及理由 壹、程序部分:   按訴狀送達後,原告不得將原訴變更或追加他訴。但擴張或 減縮應受判決事項之聲明者,不在此限,民事訴訟法第255 條第1項第3款定有明文。經查,本件原告起訴聲明:㈠被告 應給付原告新臺幣(下同)3,762萬6,161元,及自民國108 年6月14日起至清償日止,按年息5%計算之利息。㈡原告願供 擔保,請准宣告假執行(見本院卷一第11頁)。嗣於民國11 3年12月26日當庭變更聲明為:㈠被告應給付原告3,712萬6,1 61元,及自108年6月14日起至清償日止,按年息5%計算之利 息。㈡原告願供擔保,請准宣告假執行(見本院卷三第419頁 ,本院卷五第175頁)。經核此部分係屬於減縮應受判決事 項之聲明,揆諸上開規定,應予准許。 貳、實體部分: 一、原告主張:兩造於105年8月10日訂立工程合約書(下稱系爭 合約),約定由原告承攬施作被告嘉太廠房新建工程(下稱 系爭工程),而系爭工程於工程期間應設置擋土支撐,然因 原告提供之契約圖說原始設計有誤、疏未設計水平支撐,且 不符合營造安全衛生設施標準規定,原告遂於105年5月29日 將上開事項告知被告,並提出「安全措施工程及其觀測系統 」報價予被告,詎被告不採納前揭報價方案,原告無奈僅得 繼續依圖說履約施工。  ㈠嗣於工程期間鄰地之新藝陶瓷工廠(下稱鄰地工廠)因故產 生之坍塌、災損情況(下概稱鄰地災損),經原告協助修復 鄰地工廠,加計間接工程費、營業稅後,共支出1,173萬5,1 87元之修復費用,鄰地災損既因被告提供之圖說設計不良所 致,且應負責之人為被告,原告已代被告修復完成,原告自 得依民法不當得利、無因管理、不完全給付之規定,請求被 告給付、返還或賠償上開修復費用。  ㈡且本件被告指示原告於105年7月11日開始施工,因實際施工 日早於嘉義縣政府核發建造執照以前,以致遭主管機關裁罰 20萬元,又因系爭工程是在垂直開挖深度在1.5公尺以上等 場所從事檔土支撐作業,未依營造安全衛生設施標準第66條 規定,亦遭主管機關裁罰9萬元,該等罰款均因被告之定作 或指示疏失所致,自應由被告負賠償責任。  ㈢另且依系爭合約第9條第1款、第5款約定、承攬法律關係、無 因管理之規定,若原告有依指示額外施作之工項,被告即應 再給付此部分口頭或書面指示變更追加項目之承攬報酬,本 件如原證4所示項目均為系爭工程之變更追加項目,此部分 金額加計管理費、營業稅後合計為1,779萬5,974元,原告亦 得請求被告給付該部分承攬報酬。  ㈣復系爭工程於原告施工過程中,被告同步進行機具安裝作業 ,影響原告原於106年8月24日可領得之使用執照,延遲13個 月至107年10月8日始取得使用執照,致原告管理費用增加75 9萬5,000元,亦應由被告加以賠償。   爰依系爭合約之法律關係、民法不當得利、承攬、不完全給 付、無因管理之規定提起本件訴訟等語,並聲明:㈠被告應 給付原告3,712萬6,161元,及自108年6月14日起至清償日止 ,按年息5%計算之利息。㈡原告願供擔保,請准宣告假執行 。 二、被告則以:鄰地工廠災損係因原告未依系爭合約第4條3項約 定及圖說規定施作鋼板樁,而將原設計鋼板樁變更為H型鋼 ,以致原告開挖後支撐力道不足造成鄰房損害,要非被告有 何定作或指示過失所致;且兩造已與訴外人即鄰地工廠所有 人新藝陶瓷有限公司(下稱新藝公司)協商完畢,而就鄰地 災損達成和解,約定由原告賠償新藝公司100萬元,且新藝 公司已因此拋棄對兩造有所之請求,足見原告始為鄰地災損 情況應負責之人;又原證4所列之工程項目、金額為原告片 面製作,是否屬實並非無疑,復依兩造於107年5月17日簽署 之補充協議書已載明原告日後不得針對系爭工程再以任何理 由向被告提出追加工程款,且於同年11月21日補充協議書亦 約定原告日後不得針對追加工程項目以任何理由請求追加工 程款,足見依兩造約定,即便確有如原證4所列項目之施作 ,原告亦不得再向被告請求給付該部分之變更追加工程款; 另原告遭主管機關裁罰20萬元係因其為搶工期提早施作所致 ,被告並未指示其提早施工,且依系爭合約遵守營造安全衛 生設施標準為原告之契約上義務,其自不得以違反該標準遭 主管機關裁罰9萬元為由,向被告請求賠償;又本件並無合 法展延工程之事由,依系爭合約第8條第1項約定,原告應於 106年7月15日前向主管機關申請系爭工程之使用執照,並於 106年8月24日前獲准,倘如原告所稱係於107年10月8日始取 得使用執照、延長13個月,無非係原告逾越工程期限而構成 給付遲延,自不得片面主張展延工期,亦不得請求被告給付 展延工期之管理費759萬5,000元,且原告並未舉證其確實受 有此部分損失,則其請求亦屬無據等語,資為抗辯,並聲明 :㈠原告之訴及其假執行聲請均駁回。㈡如受不利之判決,願 提供擔保請准宣告免為假執行。 三、兩造不爭執事項(見本院卷五第176至177頁):   兩造於105年8月10日簽立如原證1之系爭合約,約定由原告 承攬施作被告之系爭工程,嗣於工程期間鄰地工廠因故產生 坍塌、災損等災損情況,經兩造與訴外人新藝公司協商後, 由原告同意賠償100萬元予新藝公司,作為新藝公司拋棄對 兩造有所請求之對價。 四、本院之認定:  ㈠原告不得向被告請求給付、返還或賠償鄰地修復費用1,173萬 5,187元:  ⒈本件原告主張鄰地災損係因原告提供之契約圖說原始設計有 誤、疏未設計水平支撐,且不符合營造安全衛生設施標準規 定所致,則為被告所否認,並以前詞置辯,故本件首應審究 厥為,鄰地工廠之前揭災損之原因究係為何。查,就鄰地災 損之原因是否與有無設計水平支撐有關,抑或原告將原設計 鋼板樁變更為H型鋼所致,抑或兩者均有關係,若均有關則 兩造之過失比例又是如何,經本院送請臺北市建築師公會鑑 定,鑑定結果略為:   ⑴依系爭契約各項約定及圖說,A棟鋼板樁工項確實沒有設計 水平支撐,若有設置水平支撐等擋土措施需求,已內含於 如被證1建築物結構鋼筋混凝土標準圖一般說明之「柒、 開挖注意事項」內之第3、4點(見本院卷一第683頁), 亦即承造人應確保施工之安全性及穩定性(見臺北市建築 師公會112年8月10日(112)(十七)鑑字第1955號鑑定 報告書【下稱系爭鑑定報告】第5頁)。   ⑵就鄰地災損之發生是否與有無設計水平支撐有關乙節,依 臺南市土木技師公會安全鑑定報告之結論及建議內容,鄰 地工廠之主要損害為靠基地側之地坪出現裂縫,研判該部 分之土壤因近日午後大雨出現沖刷流失至基地內大底所造 成(見該土木技師報告第5頁,即本院卷三第427頁),原 告雖於105年8月6日致函被告表示基地開挖期間因地下水 湧出造成鄰地地坪龜裂損壞等語,惟「地下水湧出」與「 大雨沖刷流失」明顯不同,前者是由基地內地下水湧出、 災損向基地外擴張,後者為基地被挖成大坑,鄰地土地及 地基遭大雨沖刷流失至基地內大底,且兩者會造成不同之 災損,觀諸系爭工程施工現場照片未見有何地下水湧出之 現象,僅見鄰地工廠地基土水沖入本案基地後工人清理梁 柱鋼筋之情形,事實上工地施工進度很快,系爭工程自開 挖完成至產生鄰損之際,柱、地梁鋼筋綁紮僅餘鄰損端未 完成,若非大雨沖刷,鄰地工廠基土土壤應不會流失成災 ,堪認系爭工程基礎開挖期間因近日午後大雨出現沖刷流 失至基地內大底,即為造成系爭鄰損案件之原因,而與有 無設計水平支撐無關(見系爭鑑定報告6至7頁)。   ⑶至原告將設計鋼板樁變更為H型鋼是否為造成系爭鄰損案件 之原因乙情,如前所述可知,造成系爭鄰損之原因既為大 雨沖刷致使土壤流失,則「原設計之鋼板樁」與「原告變 更之H型鋼(加擋土鋼板)」之水密性就很重要。經比較 「原設計之鋼板樁」與「原告變更之H型鋼(加擋土鋼板 )」差異及防水性後可知,前者因單元間已繳扣互鎖而具 有較佳之防水性;後者因單元間只是搭接而分別沖打入土 、具有較之大縫隙,當被擋之土層液化,兩者間之縫隙會 造成液化土壤流出,即令有施作擋土水平支撐,仍會擋不 住液化土壤之流失,但災損情況可能會比較緩和。故原告 若依系爭契約之各項約定及圖說進行施作,即採用NHSP鋼 板樁及水平支撐工法施工者,在系爭鄰損案件之天候狀況 下,就不會發生系爭鄰損案件(見系爭鑑定報告7至11頁 )。   ⑷故就鄰地災損兩造之過失比例,原告為營造業法之甲級綜 合營造廠,應依法令及合約確保施工之安全性、穩定性, 系爭鄰損案件應屬原告過失。另本件原告因實際工程並未 採用前揭設計圖之鋼板樁另加水平支撐工法,而採用無法 擋水之H鋼樁加擋土板工法,以致施工費用由727萬7,200 元降低為175萬元,附此敘明(見系爭鑑定報告11頁)。  ⒉綜上所述可知,本件鄰地災損發生之原因,實為系爭工程基 礎開挖期間因斯時午後大雨沖刷流失至基地內大底所致,且 因原設計之鋼板樁具有較佳之防水性,若原告採取原設計之 鋼板樁輔以水平支撐工法施工,在當時之天候狀況即可避免 鄰地災損之發生,即令原設計並未設計水平支撐,原告身為 營造業者,依照前揭「柒、開挖注意事項」第4點負有「隨 時監測並研判以檢核各階段開挖安全性,並採取必要之補強 措施以確保施工之安全性和穩定性」之責任(見本院卷一第 683頁),本應依兩造之該等約定採行設計圖之鋼板樁另加 水平支撐工法以防免類如鄰地災損此類之災害;詎原告捨此 不為,於系爭工程實際施工時採用無法擋水之H鋼樁加擋土 板工法,以致無法完全擋住液化土壤流失而生鄰地災損,並 恐為藉此降低實際施工費用,則本件鄰地災損自應歸因原告 之上開行為,而與被告有無設計水平支撐無涉,要非被告應 向新藝公司負起修繕責任、支付修繕費用,是原告主張被告 具有定作設計過失云云,難認有理,其據此依民法不當得利 、無因管理、不完全給付之規定,請求被告給付、返還或賠 償上開修復費用,亦非有據,無從准許。  ㈡原告不得向被告請求遭主管機關裁罰之合計29萬元:  ⒈本件原告雖主張其依被告指示提早施工以致遭主管機關裁罰2 0萬元,復因系爭工程未設有露天開挖作業主管及未確認擋 土支撐安全性後按圖施工等違反營造安全衛生設施標準第66 條規定遭主管機關裁罰9萬元,該等罰款均因被告之定作或 指示疏失所致云云,惟查,就提早施工部分,依系爭合約第 8條第1項約定:「乙方(即原告,下同)需於105年12月15 日之前將A棟2樓結構體完工及B棟廠房施作至可以提供甲方 (即被告,下同)安裝機械設備之程度。乙方應於106年7月 15日之前向主管機關申請本工程建物之使用執照並於106年8 月24日之前獲准」、同項第1、7款並約定:「開工:在工程 合約總價雙方議定後,以甲方通知乙方開工之日期作為工期 起算之基準,乙方須派現場人員進駐基地並正式動工;自開 工日起至全部工程完成,甲方開始複驗為止,計三百六十二 個日曆天」(見本院卷一第25頁),足見依系爭合約約定, 即便採取約定最長之施工期間即362日,系爭工程之開工日 僅需於105年8月27日以前開工即可,是被告抗辯其依系爭合 約並無要求被告提早於105年7月11日施工之必要性等語,要 非無稽。  ⒉況依證人即承包系爭工程水電部分之蘇明哲於本院審理時之 證述內容,僅可見得其係於105年8月27日開始承包系爭工程 水電部分,並於9月開始實際施工,當時其有看到系爭工程 之地下室已經開挖,但針對原告實際開工日期為何其並不知 悉,其雖然曾在105年8月27日以前到系爭工程現場找訴外人 即被告特助侯秋龍拿資料,但不確定當時系爭工程有無開挖 等語(見本院卷三第234至238頁);證人即承包系爭工程部 分項目之證人鄭加裕於本院審理時亦證稱:其不知道原告實 際動工的日期,雖然其每週三會跟兩造開會,但最初開會時 系爭工程還沒有開挖等語(見本院卷三第240至241頁),足 見依該等證人所述均無從認定原告確於105年7月11日開始施 工,遑論得證明被告曾指示原告提早施工乙情,原告復未提 出其他證據佐證其主張當初依被告指示提早施工一節為真, 自不得請求因提早施工遭裁罰之20萬元。  ⒊又關於系爭工程未設有露天開挖作業主管及未確認擋土支撐 安全性後按圖施工等違法情事以致遭主管機關裁罰9萬元乙 節,按營造安全衛生設施標準所規範之主體為實際施作之業 者,原告為系爭工程承攬人,自應符合上開標準設置露天開 挖作業主管,且就系爭工程擋土支撐安全性問題以致發生鄰 地災損等情,要屬原告行為所致,與被告之設計或指示不當 無涉,業經本院認定如前,是原告主張此部分遭主管機關裁 罰係因被告之定作或指示疏失所致而要求被告賠償云云,亦 屬無據,難以准許。   ㈢原告亦不得請求如原證4所示系爭工程之變更追加項目合計1, 779萬5,974元:  ⒈按未受委任,並無義務,而為他人管理事務者,其管理應依 本人明示或可得推知之意思,以有利於本人之方法為之,民 法第172條定有明文;次按甲方(即被告,下同)對系爭工 程有變更計畫及增減工程數量之權,工程之個別項目實作數 量較合約之工程數量清單所定數量增減達30%以上時,其逾3 0%之部分,雙方得以合約變更合理調整合約及增減合約價金 ,否則雙方應依照本合約約定履行;乙方(即原告,下同) 接獲甲方提出之合約變更通知後,應立即配合甲方備妥資料 、計算、圖樣及估價相關文件,製成合約變更計畫,提報甲 方核定,系爭合約第9條工程變更第1項、第5項固有明文, 觀諸該等約定可知,兩造就系爭工程之施作數量、項目、價 金原則上概以系爭合約約定者為限,除非兩造另有針對變更 增減價金進行約定,否則即應依系爭合約約定而為履行,此 即為兩造針對該承攬關係之變更追加項目所為之特別約定, 亦屬於被告明示之意思,尚非原告得逕依承攬或無因管理之 規定,徒憑其確實施作超出系爭合約約定之範圍或額外項目 為由,據此請求被告給付相當於額外項目之承攬報酬,合先 敘明。  ⒉參以兩造於締結系爭合約後,先於107年5月17日另締結協議 書,約定系爭工程變更設計之特定追加減少項目、並據此由 被告給付工程款之差額予原告,且於該協議書第參點約明「 乙方日後不得針對本工程再以任何理由向甲方提出追加工程 款」(見本院卷一第671至676頁),嗣於同年11月21日另締 結增補協議書而變更該協議書所列明之工程項目設計,並據 而約定變動之工程款,於該協議書第二點亦載明「乙方日後 不得針對追加工程工項再以任何理由向甲方提出追加工程款 」(見本院卷一第678至685頁,兩份協議書合稱為系爭協議 書),自系爭協議書之前揭內容均重申如系爭合約所定「除 非有特別約定者,原告不得另行請求因增減項目所產生之額 外工程款」之意旨以觀,堪認被告抗辯兩造已於系爭合約、 協議書特別約定非經兩造同意施作之增加項目、原告不得逕 予請求如原證4所示系爭工程變更追加項目之工程款等語, 尚非無據。  ⒊又原告主張如原證4所示變更追加項目中,其中項目10、11、 12、16至18、21、22、35係於107年5月後施作(下合稱107 年5月後施作項目),其餘項目則於107年5月前施作(下合 稱其餘項目),並請求本院將107年5月後施作項目一併送請 臺北市建築師公會鑑定是否屬於系爭合約及協議書所約定之 施作範圍、暨該等項目之合理金額,經該公會鑑定確認該等 施作項目均非屬於系爭合約及協議書所約定之施作項目(見 鑑定報告第12頁),原告復未提出其他事證佐證107年5月後 施作項目曾經兩造合意變更追加,揆諸上開說明意旨,原告 自不得請求此部分施作項目之工程款。至其餘項目部分,亦 乏具體事證證明業經兩造合意變更追加,且原告亦未舉證其 確於系爭工程施作期間內進行其餘項目之施作,以及該等項 目之合理價值為何,是本院亦無從准許其餘項目之工程款請 求。  ㈣原告不得請求被告給付延宕工期所生之管理費759萬5,000元 :   本件原告雖主張系爭工程因不可歸責於原告事由導致施工進 度遲延,原告遲於107年6月25日竣工、於同年10月8日始領 得使用執照,在領取執照前均負有管理工地之義務,因而產 生相關之管理費用云云,然查,就系爭工程係因不可歸責於 原告事由以致延宕、甚且係因被告同步進行機具安裝作業以 致延宕乙節,原告自始未提出相關事證以實其說,就確曾支 出相關之管理費用乙情亦無合理之證明,況系爭工程施工期 間存有因原告上開行為所致之鄰地災損事件,甚且曾因勞動 部職業安全衛生署於105年8月18日檢查施工現場認違反勞動 檢查法之相關規定而勒令停工改善(見本院卷三第195頁) ,若系爭工程因而延宕,亦屬事理之常,而該等災損及因勞 檢停業事由均非可歸因於被告所生,益徵原告無由請求被告 賠償,是原告向被告請求此部分延宕工期所生之管理費云云 ,難認有理。 五、綜上所述,原告依系爭合約之法律關係、民法不當得利、承 攬、不完全給付、無因管理之規定提起本件訴訟,請求被告 給付3,712萬6,161元,及自108年6月14日起至清償日止,按 年息5%計算之利息,並無理由,應予駁回。原告之訴既經駁 回,則其假執行之聲請亦失所附麗,應併予駁回。   六、本件事證已臻明確,兩造其餘攻擊防禦方法,經本院審酌後 ,核與本判決結果不生影響,爰不逐一論述,併此敘明。至 原告聲請鑑定機關派員到庭說明與鑑定報告有關之疑義,因 上開鑑定報告之鑑定方法、經過與結果均已於於報告中詳述 明確,本院認無調查之必要,此部分證據調查之聲請,礙難 准許。 七、訴訟費用負擔之依據:民事訴訟法第78條。   中  華  民  國  114  年  2   月  27  日          民事第七庭  法 官 趙悅伶 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀,並 按他造人數附繕本。如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審 裁判費。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日                 書記官 張又勻

2025-02-27

PCDV-109-建-5-20250227-1

臺灣新北地方法院

除權判決

臺灣新北地方法院民事判決 113年度除字第763號 聲 請 人 騰森有限公司 法定代理人 陳瑞鴻 上列聲請人因遺失票據,聲請除權判決事件,本院判決如下:   主 文 如附表所示之證券無效。 訴訟費用由聲請人負擔。   理 由 一、上開證券,經本院以113年度司催字第631號公示催告在案。 二、所定申報權利期間,已於民國113年12月13日屆滿,迄今無 人申報權利。 三、依民事訴訟法第564條第1項,判決如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日          民事第七庭  法 官 趙悅伶 以上正本係照原本作成。 本判決不得上訴。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日                 書記官 張又勻 支票附表:                      113年度除字第763號 編號 發票人 付款人 發票日 票面金額 (新臺幣) 支票號碼 備考 1 騰森有限公司 陳瑞鴻 上海銀行 蘆洲分行 112年8月5日 500,000元 3809958

2025-02-27

PCDV-113-除-763-20250227-1

臺灣新北地方法院

侵權行為損害賠償

臺灣新北地方法院民事判決 113年度訴字第3134號 原 告 張鳳恩 被 告 周璟希 上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件,本院於民國114年2月 13日言詞辯論終結,判決如下:   主 文 被告應給付原告新臺幣伍仟元。 原告其餘之訴駁回。 訴訟費用由被告負擔千分之五,餘由原告負擔。   事實及理由 一、原告主張:兩造前為法務部○○○○○○○○○○(下稱監所)之同房 室友,被告於民國111年5月31日至同年6月2日,連續3日故 意徒手毆打原告,導致原告頭部、手部、腳部多處瘀青受傷 ,致使原告在精神上承受極大之痛苦,被告應賠償醫藥費、 精神慰撫金合計新臺幣(下同)100萬元,爰依侵權行為之 法律關係提起本件訴訟等語,並聲明:被告應給付原告100 萬元。 二、被告則以:兩造為監所同房室友時,因為原告造成其困擾, 兩造才會發生衝突,且原告所受傷勢應無原告所稱如此嚴重 ,伊僅願意賠償醫藥費,精神慰撫金部分其拒絕賠償等語, 資為抗辯,並聲明:原告之訴駁回。 三、本院之判斷:  ㈠按因故意或過失,不法侵害他人之權利者,負損害賠償責任 ;不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、 貞操,或不法侵害其他人格法益而情節重大者,被害人雖非 財產上之損害,亦得請求賠償相當之金額,民法第184條第1 項前段、第195條第1項前段定有明文。本件原告雖主張其於 111年5月31日至同年6月2日連續3日於監所遭被告毆打成傷 ,然查,依該監所之回函說明可知,被告曾於111年6月2日 因不滿原告言語挑釁而推倒原告,並致原告受有膝部、手部 瘀傷等情,有該監所113年12月24日北女所戒字第113005660 40號函暨檢附之懲罰報告表、談話筆錄、陳述書、當日拍攝 之原告傷勢照片等附卷可參(見本院卷第33至41頁),並為 被告所不爭執,足見原告確曾於111年6月2日因被告之故意 侵權行為以致其身體膝部、手部受有瘀傷,此部分堪以認定 ,原告據此主張其因此部分侵權行為實際支付之醫藥費、精 神慰撫金,應屬有據。  ㈡至原告主張其餘2日亦遭被告故意毆打、頭部受有瘀傷云云, 依原告所提之診斷證明書,顯示其係於案發後之111年6月15 日至監所內門診就醫,經衛生福利部臺北醫院派駐之醫師診 斷為「『自述』左側眼周圍挫傷」等情(見本院卷第15頁之診 斷證明書),本院為求慎重,復函請該醫院說明醫師於看診 時究竟有無看到原告左側眼周圍挫傷之情況,經該院函覆以 :病患(即原告)當時無明顯外傷、瘀青、紅腫等節,有衛 生福利部臺北醫院114年1月20日北醫歷字第1140000444號函 存卷可查(見本院卷第83頁),可見原告就此部分並未提出 積極證據以實其說,本院函詢監所之結果亦無從認定此部分 所述為真,故於衡酌認定醫藥費、精神慰撫金時,礙難考量 原告此部分片面所述之傷害情節及傷勢結果,附此敘明。  ㈢本件原告請求醫藥費、精神慰撫金100萬元,就醫藥費部分, 其自始並未提出相關事證以證明其確曾因上開故意侵權行為 而有相關醫療費用之支出,則本院無以認定其所實際支付之 醫藥費用數額,原告自難以請求被告給付醫藥費;精神慰撫 金部分,按慰藉金之賠償須以身體、健康等人格權遭遇侵害 ,使精神上受有痛苦為必要,其核給之標準固與財產上損害 之計算不同,然非不可斟酌雙方身分資力與加害程度,及其 他各種情形核定相當之數額(最高法院51年台上字第223號 判決意旨參照)。亦即應以實際加害之情形、被害人所受精 神上痛苦之程度、賠償權利人之身分、地位、經濟能力,並 斟酌賠償義務人之故意或過失之可歸責事由、程度、資力或 經濟狀況綜合判斷之;爰審酌兩造之學歷、收入、財產等狀 況(見限閱卷內之戶役政資訊及稅務電子閘門財產所得調件 明細表),復參以被告當時不法侵權行為樣態、侵權行為原 因與動機、原告所受傷勢及精神上痛苦等一切情狀,認為原 告得請求精神慰撫金以5,000元為適當,逾此金額之請求, 則為無理由,應予駁回。 四、綜上所述,原告依故意侵權行為之法律關係,請求被告給付 5,000元,為有理由,應予准許;至逾越上開金額之請求, 為無理由,應予駁回。 五、本件事證已臻明確,兩造其餘主張與攻擊防禦方法及所提證 據,經審酌後認與本件判決之結果不生影響,爰不另一一論 述,併此敘明。 六、訴訟費用負擔之依據:民事訴訟法第79條。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日          民事第七庭  法 官 趙悅伶 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀,並 按他造人數附繕本。如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審 裁判費。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日                 書記官 張又勻

2025-02-27

PCDV-113-訴-3134-20250227-1

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