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金上訴
臺灣高等法院臺南分院

詐欺等

臺灣高等法院臺南分院刑事判決 114年度金上訴字第123號 上 訴 人 即 被 告 邱明水 選任辯護人 黃溫信律師 上列上訴人即被告因詐欺等案件,不服臺灣臺南地方法院113年 度金訴字第1141號中華民國113年10月22日第一審判決(起訴案 號:臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第12732號),提起上訴, 本院判決如下:   主 文 原判決關於所處之刑部分撤銷。 上開撤銷部分,處有期徒刑肆月,併科罰金新臺幣壹萬元,有期 徒刑如易科罰金、併科罰金如易服勞役,均以新臺幣壹仟元折算 壹日。緩刑貳年,並應按附表編號1至4所示之賠償金額及方式向 如附表編號1至4所示之被害人支付損害賠償。   事實及理由 一、按刑事訴訟法第348條規定:「上訴得對於判決之一部為之 。對於判決之一部上訴者,其有關係之部分,視為亦已上訴 。但有關係之部分為無罪、免訴或不受理者,不在此限。上 訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之」。是本 案上訴之效力及其範圍,應依現行刑事訴訟法第348條規定 判斷,合先敘明。 二、原審於民國113年10月22日以113年度金訴字第1141號判決判 處被告幫助犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗 錢罪,處有期徒刑5月,併科罰金新臺幣(下同)2萬元,有 期徒刑如易科罰金、併科罰金如易服勞役,均以1,000元折 算1日。被告不服而以原審量刑過重為由提起上訴,檢察官 則未上訴,經本院當庭向被告及辯護人確認上訴範圍,皆稱 僅就原判決量刑(含緩刑)部分上訴,對於原判決認定之犯 罪事實、罪名,表明未在上訴範圍(本院卷第104、156-157 頁),足見被告對於本案請求審理之上訴範圍僅限於量刑( 含緩刑)部分。因此,本院爰僅就原判決量刑(含緩刑)部 分加以審理,其他關於本案犯罪事實、罪名等,則不在本院 審理範圍,先予說明。 三、因被告表明僅就原判決關於量刑部分提起上訴,故有關本案 之犯罪事實、論罪(所犯罪名、罪數關係)部分之認定,均 如第一審判決所記載。   四、被告上訴意旨(含辯護人辯護意旨)略以:㈠被告於本院時 已坦承認罪,顯見被告犯後態度良好,且被告與被害人龔芸 挺、陳宥安、林立芹、陳詠淳均已達成調(和)解。㈡被告 年近70歲,學歷僅○○畢業,教育程度低下,對於金融交易及 外匯操作全然陌生,且對於社會險惡之風險認知遠不如專業 員警及法律從業人員;又被告無前科,素行良好,自身亦因 誤信詐欺集團而先後匯款計85萬6,000元,損失不小,請從 輕量刑併為附條件緩刑宣告,以啟自新等語。 五、被告所犯本案,為幫助犯,爰依刑法第30條第2項規定,減 輕其刑。 六、本院撤銷改判之理由:    ㈠原審以被告所犯幫助洗錢等犯行,事證明確,因予科刑,固 非無見。惟查:  ⒈按量刑之輕重,應注意刑法第57條各款所定科刑時應審酌之 一切情狀,以為科刑輕重之標準。被告於原審時雖未坦承犯 行,然其事後已於本院審理時坦承不諱,表示認罪,頗具悔 意,足認原審量刑時之裁量事項已有所變動。原審「未及審 酌」上情,致量刑失之過重,容有未洽。  ⒉被告事後已於本院時與被害人龔芸挺、陳宥安、林立芹、陳 詠淳均達成民事調(和)解,有本院114年度附民移調字第2 0號調解筆錄1份(本院卷第95-96頁)、114年2月12日和解 筆錄1份(本院卷第137-138頁)在卷可憑。原審「未及審酌 」上情,致量刑失衡,亦有未洽。  ⒊被告上訴意旨原否認犯行,雖無理由,惟以其事後已坦承認 罪,並已與被害人4人均達成調(和)解,原審未及審酌上 情致量刑過重為由,指摘原判決不當,為有理由,自應由本 院將原判決關於被告所處之刑部分,予以撤銷改判,期臻適 法。  ㈡爰審酌被告交付帳戶資料助益他人詐欺取財並掩飾、隱匿犯 罪所得之去向及所在,影響社會金融交易秩序及助長詐欺活 動之發生,並因此增加各被害人事後向幕後詐欺集團成員追 償及刑事犯罪偵查之困難,殊為不該。兼衡被告之素行,犯 後終能於本院坦認犯行之態度,本案係單純提供帳戶資料供 他人使用,並被告已與被害人龔芸挺、陳宥安、林立芹、陳 詠淳均達成民事調(和)解,承諾分期賠償,有上開調解筆 錄、和解筆錄各1份附卷可佐,顯見被告尚有彌補損害之誠 意。暨被告自陳○○畢業之智識程度,已退休,已婚,有2名 成年子女等一切情狀,量處被告有期徒刑4月,併科罰金1萬 元,並諭知有期徒刑如易科罰金暨併科罰金如易服勞役之折 算標準,以示懲儆。  ㈢被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告,有法院前 案紀錄表可查,其因一時失慮,致犯本罪,已於本院時坦承 認罪,應有反躬深省改過自新之可能。又被告與被害人龔芸 挺、陳宥安、林立芹、陳詠淳均達成民事調(和)解,有上 開調解筆錄、和解筆錄各1份(本院卷第95-96、137-138頁 )可憑,足見被告犯後已盡力彌補所造成之損害。本院考量 被告上開一切情狀,認被告經此偵、審程序及科刑之教訓, 當已知所警惕,信無再犯之虞,本院認對被告所宣告之刑, 以暫不執行為適當,爰依刑法第74條第1項第1款規定,併予 宣告緩刑2年,以勵自新。另按緩刑宣告,得斟酌情形,命 犯罪行為人向被害人支付相當數額之財產或非財產上之損害 賠償,刑法第74條第2項第3款亦有明文。本件被告與被害人 龔芸挺、陳宥安、林立芹、陳詠淳雖已達成調(和)解,然 被告尚未給付調(和)解分期款項,故本院為兼顧被害人龔 芸挺、陳宥安、林立芹、陳詠淳之權益,確保被告於緩刑期 間內按其承諾之賠償金額及方式履行,以確實收緩刑之功效 ,認如課予被告於緩刑期內按調(和)解內容支付被害人龔 芸挺、陳宥安、林立芹、陳詠淳損害賠償之負擔,應屬適當 ,乃依前揭規定,併諭知被告於緩刑期間應依附表編號1至4 所示之賠償金額及方式,向被害人龔芸挺、陳宥安、林立芹 、陳詠淳履行賠償義務。被告此項緩刑之負擔,乃緩刑宣告 附帶之條件,依刑法第75條之1第1項第4款之規定,違反上 開所定負擔情節重大,足認原宣告之緩刑難收其預期效果, 而有執行刑罰之必要者,得撤銷緩刑之宣告,併此敘明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段(僅引用程序法),判決如主文。   本案經檢察官林朝文提起公訴,檢察官劉榮堂到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  6   日          刑事第四庭  審判長法 官 何秀燕                    法 官 鄭彩鳳                    法 官 洪榮家   以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其未 敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 謝麗首 中  華  民  國  114  年  3   月  6   日 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第30條 幫助他人實行犯罪行為者,為幫助犯。雖他人不知幫助之情者, 亦同。 幫助犯之處罰,得按正犯之刑減輕之。 (修正後)洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表: 編號 賠償金額 賠償方式 1 被告願給付龔芸挺5萬元。 被告於緩刑其內應履行之事項:被告自114年3月15日起至114年7月15日止,按月於每月15日前各給付1萬元,若一期未給付,未屆清償期者,視為全部到期。 2 被告願給付陳宥安2萬元。 被告於緩刑其內應履行之事項:被告自114年3月15日起至清償完畢之日止,按月於每月15日前各給付5,000元,若一期未給付,未屆清償期者,視為全部到期。 3 被告願給付林立芹1萬元。 被告於緩刑其內應履行之事項:被告自114年3月15日起至114年4月15日止,按月於每月15日前各給付5,000元,若一期未給付,未屆清償期者,視為全部到期。 4 被告願給付陳詠淳8,000元。 被告於緩刑其內應履行之事項:被告於114年3月15日前給付8,000元。

2025-03-06

TNHM-114-金上訴-123-20250306-2

上訴
臺灣高等法院臺南分院

妨害秩序等

臺灣高等法院臺南分院刑事判決 114年度上訴字第24號 上 訴 人 即 被 告 于政弘 上列上訴人因妨害秩序等案件,不服臺灣雲林地方法院111年度 訴字第572號中華民國113年9月19日第一審判決(起訴案號:臺 灣雲林地方檢察署111年度偵字第6287號、111年度少連偵字第70 號),提起上訴,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   理 由 一、按刑事訴訟法第348條規定:「上訴得對於判決之一部為之 。對於判決之一部上訴者,其有關係之部分,視為亦已上訴 。但有關係之部分為無罪、免訴或不受理者,不在此限。上 訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之」。是本 案上訴之效力及其範圍,應依上開規定判斷,合先敘明。 二、原審於民國113年9月19日以111年度訴字第572號判決認定上 訴人即被告于政弘(下稱被告)犯意圖供行使之用而攜帶兇 器在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪,處有期徒刑5 月,如易科罰金,以新臺幣1千元折算1日。被告於收受該判 決正本後,以原判決量刑過重為由提起上訴(含是否宣告緩 刑,下同),對於原判決認定之犯罪事實、罪名(含罪數) 及不另為不受理之諭知部分,均未表明上訴(見本院卷第15 頁),檢察官則未上訴,足見被告顯僅就原判決關於量刑部 分提起上訴,至於原判決其他部分,均不予爭執,亦未提起 上訴,依前開規定,本院爰僅就原判決之量刑部分加以審理 。 三、經本院審理結果,因被告僅就原判決量刑部分提起上訴,業 如前述,故本案犯罪事實、所犯法條、論罪及不另為不受理 諭知部分,均如第一審判決所記載。 四、被告上訴意旨略以:此案件對於被害人傷害之行為,被告自 覺不應該,對被害人深感抱歉,也與被害人達成和解,被告 誠心懺悔,希望能從輕量刑,且被告之長輩身體不適,被告 又是家中唯一子女,需撫養照顧長輩,希望能給予緩刑(誤 載為緩起訴),讓被告能照顧長輩云云。 五、關於刑之加重減輕之說明:  ㈠被告於案發時固係滿20歲成年人,並對未滿18歲之少年洪○翔 故意犯罪、與未滿18歲之少年陳○華共同實行本案犯行,但 少年洪○翔、陳○華身形、外觀與已滿18歲之成年人無特別可 分辨之處,且依卷證資料並無證據可證明被告預見或知悉洪 ○翔、陳○華係屬少年,無從依兒童及少年福利與權益保障法 第112條第1項前、後段論罪並加重其刑。  ㈡按犯刑法第150條第1項之在公共場所聚集三人以上實施強暴 、脅迫罪,而有下列情形之一者,得加重其刑至二分之一: 一、意圖供行使之用而攜帶兇器或其他危險物品犯之。二、 因而致生公眾或交通往來之危險,刑法第150條第2項定有明 文。上開得加重條件,屬於相對加重條件,並非絕對應加重 條件,是以,法院應依個案具體情狀,考量當時客觀環境、 犯罪情節及危險影響程度、被告涉案程度等事項,綜合權衡 考量是否有加重其刑之必要性。從而,審酌被告之犯行,雖 有不當,然考量被告為本件犯行之持續時間非長,且祇針對 特定之人為攻擊,並未造成其他民眾、財物實際損害等節, 本院認被告所犯情節及侵害社會秩序安全之程度,未至嚴重 或擴大之現象,是被告本案犯行,應無加重其刑之必要,爰 不予加重其刑。    ㈢按刑法第59條規定犯罪之情狀可憫恕者,得酌量減輕其刑, 其所謂「犯罪之情狀」,與同法第57條規定科刑時應審酌之 一切情狀,並非有截然不同之領域,於裁判上酌減其刑時, 應就犯罪一切情狀(包括第57條所列舉之10款事項),予以 全盤考量,審酌其犯罪有無可憫恕之事由(即有無特殊之原 因與環境,在客觀上足以引起一般同情,以及宣告法定低度 刑,是否猶嫌過重等等),以為判斷。又刑法第150條第1項 後段之罪,其最輕法定本刑為6月以上有期徒刑,然同為下 手實施強暴之人,其原因動機不一,犯罪情節、手段、參與 程度均未必盡同,被害人所受損害亦有輕重之分,對於社會 所生之危害程度有異,法律科處此類犯罪所設定之法定最低 本刑卻同為「6月以上5年以下有期徒刑」,不可謂不重。查 被告在公共場所為本案妨害秩序犯行,固值非難,惟本案衝 突時間尚稱短暫,所波及之範圍亦屬侷限,足認其客觀犯罪 情節尚非難赦,參以被告於法院審理時坦承犯行,且本案其 他多位同案被告均經原審依刑法第59條之規定減輕其刑確定 在案,是本院認依被告之本案犯罪情節,與所犯意圖供行使 之用而攜帶兇器在公共場所聚集3人以上下手實施強暴脅迫 犯行最低法定刑度為最輕本刑6月以上有期徒刑之罪相較, 實有情輕法重之憾,客觀上以一般國民生活經驗法則為檢驗 ,當足以引起一般人之同情,非無堪值憫恕之處,爰依刑法 第59條之規定減輕其刑。   六、駁回上訴之理由:  ㈠原判決認被告罪證明確,適用相關法條,並審酌被告不思以 理性和平溝通之方式解決與告訴人間紛爭,竟與其他同案被 告共同為本案妨害秩序及強制犯行,並造成公眾恐懼不安而 破壞當地之安寧秩序與社會治安,其等所為實應予非難,惟 念及被告於法院審理時坦承犯行,兼衡被告自陳其職業、教 育程度、家庭狀況(因涉及被告個人隱私,均不予揭露,詳 參原審卷三第362頁、第363頁)等一切情狀,量處有期徒刑 5月,併諭知易科罰金之折算標準。    ㈡原判決已綜合審酌刑法第57條科刑,包含被告上訴意旨所指 之犯後態度、家庭狀況等一切情狀,並依刑法第59條之規定 減輕其刑後,在罪責原則下適正行使其量刑之裁量權,量處 有期徒刑5月併諭知易科罰金之折算標準,而本院審酌被告 前已有傷害、詐欺、公共危險、竊盜、誣告等前科紀錄之情 ,有法院前案紀錄表1份在卷可稽(見本院卷第37頁至第43 頁),其素行並非良好,又再犯本件暴力型犯罪,原判決僅 量處上開刑度,已屬低度之刑,所處之刑顯已寬待,並無判 決太重之情形。  ㈢被告雖請求為緩刑宣告云云,然按受2年以下有期徒刑、拘役 或罰金之宣告,而未曾因故意犯罪受有期徒刑以上之宣告, 或前因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告,執行完畢或受赦 免後5年以內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告,認 以暫不執行為適當者,得宣告2年以上5年以下之緩刑,刑法 第74條第1項第1款、第2款分別定有明文。本件被告前因竊 盜案件,經本院以113年度上易字第642號判決判處有期徒刑 5月確定之情,亦有上開法院前案紀錄表可考,是被告本案 之情狀與緩刑要件不符,自不得為緩刑之諭知。   ㈣從而,被告上訴仍執前詞,指摘原判決量刑不當並請求宣告 緩刑云云,為無理由,應予駁回。 七、本件被告經合法傳喚,無正當之理由未於審判期日到庭,爰 依刑事訴訟法第371條之規定,不待其陳述,逕行判決。  據上論斷,應依刑事訴訟法第371條、第368條,判決如主文。 本案經檢察官黃立夫提起公訴,檢察官蔡英俊到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日          刑事第四庭  審判長法 官 何秀燕                    法 官 洪榮家                    法 官 吳育霖 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其未 敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 黃玉秀   中  華  民  國  114  年  2   月  27  日 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第150條 在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上,施強暴脅迫者, 在場助勢之人,處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金; 首謀及下手實施者,處六月以上五年以下有期徒刑。 犯前項之罪,而有下列情形之一者,得加重其刑至二分之一: 一、意圖供行使之用而攜帶兇器或其他危險物品犯之。 二、因而致生公眾或交通往來之危險。    中華民國刑法第304條 以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利者,處三年以 下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。

2025-02-27

TNHM-114-上訴-24-20250227-1

臺灣高等法院臺南分院

聲明異議

臺灣高等法院臺南分院刑事裁定 114年度抗字第54號 抗 告 人 即受 刑 人 黃正吉 上列抗告人因聲明異議案件,不服臺灣臺南地方法院中華民國11 4年1月14日裁定(113年度聲字第2411號)提起抗告,本院裁定 如下:   主 文 抗告駁回。   理 由 一、抗告意旨略以:抗告人即受刑人黃正吉(下稱抗告人)患有 心臟病、糖尿病、呼吸道難呼吸、胃痛、腳有開過刀,不宜 服刑,自知喝酒錯了,會把酒戒掉,因身體不好,怕會死在 獄中,請給改過自新的機會云云。 二、按「犯最重本刑為5年以下有期徒刑以下之刑之罪,而受6 月以下有期徒刑或拘役之宣告者,得以新臺幣(下同)1千 元、2千元或3千元折算1日,易科罰金。但易科罰金,難收 矯正之效或難以維持法秩序者,不在此限。」、「依前項規 定得易科罰金而未聲請易科罰金者,得以提供社會勞動6小 時折算1日,易服社會勞動。」、「前二項之規定,因身心 健康之關係,執行顯有困難者,或易服社會勞動,難收矯正 之效或難以維持法秩序者,不適用之。」,刑法第41條第1 、2、4項分別定有明文。又依刑事訴訟法第457條第1項前段 規定,執行裁判由為裁判法院對應之檢察署檢察官指揮之。 此得易科罰金案件之執行,檢察官原則上應准予易科罰金, 至是否不准易科罰金,係由執行檢察官依刑法第41條第1項 但書規定,舉符實且具體之事證以審酌受刑人是否有因易科 罰金,「難收矯正之效或難以維持法秩序」之例外情形,而 為決定。所謂「難收矯正之效」及「難以維持法秩序」,係 指執行檢察官依具體個案,經考量犯罪特性、情節及受刑人 個人特殊事由等事項後,綜合評價、權衡之結果。是對於檢 察官否准易科罰金執行指揮之聲明異議案件,法院應先審查 檢察官所踐行之否准程序有無明顯瑕疵,再審查檢察官所審 酌之事項有無錯誤、有無與刑法第41條第1項但書所定之裁 量要件欠缺合理關連性,所為之裁量有無超越法律授權範圍 等實體事項,而為檢察官執行之指揮是否有不當之判斷(最 高法院110年度台抗字第757號裁定意旨參照)。 三、經查:  ㈠抗告人因涉犯不能安全駕駛動力交通工具罪,經原審法院先 後以113年度交簡字第912號、113年度交簡字第1753號判決 分別判處有期徒刑3月、4月,如易科罰金,均以1千元折算1 日確定,前者業已於民國113年7月25日易科罰金執行完畢, 嗣受刑人所犯上述2案件,經原審法院以113年度聲字第1892 號裁定定其應執行刑為有期徒刑6月,如易科罰金,以1千元 折算1日確定,有各該判決書、裁定書及法院前案紀錄表各1 份在卷可稽,堪以認定。  ㈡按受刑人是否有如易科罰金、易服社會動則難收矯正之效或 難以維持法秩序,應依具體個案判斷之,然為避免各地方檢 察署就酒駕再犯之發監標準寬嚴不一而衍生違反公平原則之 疑慮,臺灣高等檢察署(下稱高檢署)曾於102年6月間研議 統一酒駕再犯發監標準之原則,並將研議結果函報法務部備 查,及發函各地方檢察署作為執行參考標準,且於102年6月 19日發布新聞稿公告。依高檢署研議之統一酒駕再犯發監標 準之原則,被告5年內3犯刑法第185條之3第1項之罪者,原 則上不准易科罰金,但有下列情形之一者,執行檢察官得斟 酌個案情況考量是否准予易科罰金:⒈被告係單純食用含有 酒精之食物(如:薑母鴨、麻油雞、燒酒雞),而無飲酒之 行為。⒉吐氣酒精濃度低於0.55mg/l,且未發生交通事故或 異常駕駛行為。⒊本案犯罪時間距離前次違反刑法第l85條之 3第1項之罪之犯罪時間已逾3年。⒋有事實足認被告已因本案 開始接受酒癮戒癮治療。⒌有其他事由足認易科罰金已可收 矯正之效或維持法秩序。嗣為加強取締酒後駕車行為,高檢 署於111年2月23日函文將102年6月26日研議之結果修正為: 「酒駕案件之受刑人有下列情形之一者,應予審酌是否屬刑 法第41條第1項但書規定『難收矯正之效或難以維持法秩序』 之情形而不准易科罰金:⒈酒駕犯罪經查獲3犯(含)以上者 。⒉酒測值超過法定刑罰標準,並對公共安全有具體危險者 。⒊綜合卷證,依個案情節(例如酒駕併有重大妨害公務等 事實),其他認易科罰金難收矯正之效或難以維持法秩序者 。」,有上開新聞稿、函文可查。觀諸上開審查基準可謂清 楚明確,並符合公平原則,且授權執行檢察官於犯罪情節較 輕之情形可以例外准予易科罰金,亦無過度剝奪各級執行檢 察官視個案裁量之空間,基於公平原則,自得作為檢察官執 行個案時之參考依據。    ㈢本件抗告人前因不能安全駕駛案件,經臺南地檢署以99年度 偵字第13634號為緩起訴處分確定,復於113年2月29日因不 能安全駕駛案件,經原審法院以113年度交簡字第912號判決 判處有期徒刑3月確定,又於113年5月27日再犯本案酒駕, 酒測值達0.55mg/L,並追撞前方停等紅燈之機車而肇事等情 ,有上開各該緩起訴處分書、判決書及法院前案紀錄表各1 份在卷可稽,是受刑人確實歷年犯酒駕3次。  ㈣參酌抗告人第1、2案酒駕,經測得吐氣所含酒精濃度分別為0 .58、0.40MG/L,而本案酒駕則測得吐氣所含酒精濃度竟又 高達0.55MG/L,且抗告人之酒駕均係行駛於市區道路上,本 案酒駕更追撞前方停等紅燈之普通重型機車而肇事,有上述 各該緩起訴處分書、判決書可參,足見抗告人歷次酒後駕車 之行為,對於用路人生命、身體安全之威脅程度甚高。而酒 醉駕車肇事時有所聞,近年並多次引發重大社會危害,社會 大眾更因而群起撻伐,政府相關單位亦三令五申進行勸導, 立法者更因應此現象,先後多次透過修法提高刑度,藉以展 現遏止酒後駕車公共危險行為之意志,且上開法律修正嚴懲 酒後駕車之事,政府機關或學校及媒體等單位亦持續經由教 育、傳播之方式宣導酒後駕車之危害性及其將可能面臨之法 律責任,抗告人應無不知之理。惟抗告人先前曾經2度酒後 駕車遭查獲,分別經緩起訴處分並命向指定之公益團體、地 方自治團體支付3萬元、法院判刑及易科罰金暨繳清併科罰 金執行完畢後,猶仍漠視法令與眾多單位之宣導,且未因先 前公共危險犯行遭判刑確定後以易科罰金方式執行完畢,而 學到教訓、知所警惕,以其漠視法令程度及主觀惡性而言, 難謂輕微,若准予易科罰金或易服社會勞動,確有難收矯正 之效或難以維持法秩序之情事。則執行檢察官於指揮執行時 ,既已依抗告人之個案具體情事,考量其犯罪特性、情節, 認若准予抗告人易科罰金或易服社會勞動,有難收矯正之效 或難以維持法秩序等刑法第41條第1項但書、第4項後段所定 之事由,因此不准受刑人易科罰金、易服社會勞動,應屬行 使法律賦予檢察官指揮刑事案件執行之裁量權,且無逾越法 律授權或於裁量時審酌與刑法第41條第1項但書、第4項後段 之裁量要件無合理關連之事實等情事,自難認本件檢察官裁 量權之行使有何違法或不當可言。  ㈤抗告人以其患有疾病為由,請求准予易科罰金或易服社會勞 動云云。惟刑法第41條第1項規定於修法後刪除「因身體、 教育、職業、家庭之關係或其他正當事由,執行顯有困難」 之要件,故執行檢察官考量是否准予抗告人易科罰金、易服 社會勞動時,僅須審酌是否具有「確因不執行所宣告之刑, 難收矯正之效或難以維持法秩序」之事由。又依刑法第41條 第4項前段規定,抗告人倘有身心健康之問題,致執行顯有 困難者,亦不適用易服社會勞動之規定。故抗告人執此提起 抗告,自非有據。 四、綜上所述,本院審酌相關事證,認執行檢察官於指揮執行時 已充分審查相關因素而認抗告人應入監執行,方能收刑罰矯 正之效及維持法秩序之功能,故否准抗告人易科罰金、易服 社會勞動之聲請,係依法執行其職權,且無逾越法律授權、 專斷等濫用權力之情形。原審因而裁定駁回抗告人之異議聲 明,核無不合。抗告人仍執前詞指摘原裁定不當,為無理由 ,應予駁回。   據上論結,應依刑事訴訟法第412條,裁定如主文。    中  華  民  國  114  年  2   月  27  日          刑事第四庭  審判長法 官 何秀燕                    法 官 洪榮家                    法 官 吳育霖 以上正本證明與原本無異。 不得再抗告。                    書記官 黃玉秀   中  華  民  國  114  年  2   月  27  日

2025-02-27

TNHM-114-抗-54-20250227-1

臺灣高等法院臺南分院

聲請定應執行之刑並諭知易服勞役之折算標準

臺灣高等法院臺南分院刑事裁定 114年度聲字第148號 聲 請 人 臺灣高等檢察署臺南檢察分署檢察官 受 刑 人 陳旻蓁 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(聲請案號:114年度執聲字第69號),本院裁定如下:   主 文 陳旻蓁犯如附表所示各罪所處之刑,罰金刑部分,應執行罰金新 臺幣貳萬貳仟元,如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人陳旻蓁因誣告等數罪,先後經判決確 定如附表所示,應依刑法第53條及第51條第7款規定,定其 應執行之刑,並依刑法第42條第3項規定,定易服勞役折算 標準,爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定等語。 二、按數罪併罰,有2裁判以上者,依刑法第51條之規定,定其 應執行之刑;宣告多數罰金者,於各刑中之最多額以上,各 刑合併之金額以下,定其金額。同法第53條、第51條第7款 分別定有明文。   三、經查,本件受刑人前因犯附表編號1所示之罪,經法院判刑 確定,而受刑人於前揭判決確定前,另犯附表編號2所示之 罪,亦經本院判刑確定,均詳如附表所載,且有各該判決書 及法院前案紀錄表附卷可稽。茲聲請人以本院為犯罪事實最 後判決之法院,聲請定其應執行之刑,於法並無不合,自應 准許。 四、又數罪併罰合併定應執行刑,旨在綜合斟酌犯罪行為之不法 與罪責程度,及對犯罪行為人施以矯正之必要性,而決定所 犯數罪最終具體應實現之刑罰,以符罪責相當之要求,屬恤 刑制度之設計。定其刑期時,應再次對被告責任為之檢視, 並特別考量其犯數罪所反映之人格特性,及與刑罰目的相關 之刑事政策妥為裁量。爰審酌:  ㈠經依刑事訴訟法第477條第3項規定,發函通知受刑人就檢察 官本案聲請定應執行刑案件陳述意見,已合法送達受刑人, 而受刑人未就本件定應執行刑案件具體表示意見(見本院卷 第35頁至第41頁)。  ㈡受刑人所犯如附表所示之罪,罪數為2罪,犯罪次數不多,分 別係犯未指定犯人誣告罪、幫助犯一般洗錢罪。又受刑人上 開如附表所示之罪,犯罪時間均為民國112年10月間。  ㈢綜上,認為受刑人所犯罪數不多,依其罪質、犯罪情節、手 段、態樣、危害性,被害人不同,對法益侵害具有一定之加 重效應,如以實質累加之方式定應執行刑,則處罰之刑度顯 將超過其行為之不法內涵,並造成受刑人更生絕望之心理, 而有違罪責原則。是綜合上開各情判斷,衡量其之責任與整 體刑法目的及相關刑事政策,依刑法第51條所定限制加重原 則,及多數犯罪責任遞減原則,爰依法定本件應執行刑如主 文所示,併諭知易服勞役之折算標準。       五、據上論斷,應依刑事訴訟法第477條第1項,刑法第53條、第 51條第7款、第42條第3項前段,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日          刑事第四庭  審判長法 官 何秀燕                    法 官 洪榮家                     法 官 吳育霖 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受本裁定後十日內向本院提出抗告狀。                    書記官 黃玉秀   中  華  民  國  114  年  2   月  27  日

2025-02-27

TNHM-114-聲-148-20250227-1

臺灣高等法院臺南分院

定應執行刑

臺灣高等法院臺南分院刑事裁定 114年度抗字第57號 抗 告 人 即受 刑 人 陳威穎 上列抗告人因定應執行刑案件,不服臺灣臺南地方法院中華民國 113年12月31日裁定(113年度聲字第2363號)提起抗告,本院裁 定如下:   主 文 原裁定撤銷。 陳威穎犯如附表所示各罪所處之刑,應執行有期徒刑貳年。   理 由 一、抗告意旨略以:抗告人即受刑人陳威穎(下稱抗告人)所犯 如附表所示之罪(共6罪),合計刑期總和為有期徒刑7年3 月,原審合併定應執行刑為有期徒刑5年6月,已違反責任遞 減原則、比例原則及罪刑相當原則,請給予抗告人一個公平 公正的裁定,給抗告人一次機會,從輕定刑,讓抗告人早日 服完刑期,返家克盡為人子女之孝道,扶養年邁之雙親等語 。 二、按裁判確定前犯數罪者,併合處罰之;數罪併罰,有二裁判 以上者,依刑法第51條之規定,定其應執行之刑;數罪併罰 ,宣告多數有期徒刑者,於各刑中之最長期以上,各刑合併 之刑期以下,定其刑期,但不得逾30年,同法第50條第1項 前段、第51條第5款、第53條分別定有明文。次按數罪併罰 有二裁判以上宣告多數有期徒刑者,係採「限制加重原則」 規範執行刑之法定範圍。其目的在將各罪及其宣告刑合併斟 酌,進行充分而不過度之評價,透過重新裁量之刑罰填補受 到侵害之社會規範秩序,而非絕對執行累計宣告刑,以免處 罰過苛,俾符罪責相當之要求,為一種特別量刑過程。又定 應執行刑,固屬法院職權裁量之範圍,然其裁量並非恣意, 亦非單純之計算問題,仍應兼衡罪責相當、特別預防之刑罰 目的,具體審酌整體犯罪過程之各罪彼此間之關聯性,如個 別犯行之時間、空間、各行為所侵害法益之專屬性或同一性 、數罪對法益侵害之加重效應等(於時間上、本質上及情境 上緊密關聯的各別犯行,提高的刑度通常較少;與此相對, 沒有任何關聯、時間相隔很久、侵害不同法益的犯行,則有 較高之罪責)、罪數所反應被告人格、犯罪傾向及對被告施 以矯正之必要性等情狀,就其最終具體應實現之刑罰而為妥 適、合目的性之裁量,以符罪責相當之要求。因此,法院於 酌定執行刑時,應體察法律恤刑之目的,綜合上開條件,為 妥適之裁量,俾符合實質平等原則,否則即有裁量權行使不 當之違失(最高法院110年度台抗字第1874號裁定參照)。 三、經查:  ㈠原裁定以抗告人所犯如附表編號1至6所示各罪(共6罪),均 已先後經法院判決科刑確定,審酌上開6罪,均係犯三人以 上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪等犯罪態樣、犯罪時間間隔 、手段、所侵犯者均非具有不可替代性、不可回復性之個人 法益及各該判決科刑之理由等情狀,裁定合併應執行有期徒 刑5年6月,固非無見。  ㈡然抗告人所犯如附表所示各罪,均係刑法第339條之4第1項之 加重詐欺取財罪(5次既遂、1次未遂),且依附表所示各該 原確定判決所認定之事實,抗告人於附表所示案件之工作內 容,均係負責向被害人收取贓款之「車手」;再加上犯罪時 間全部集中在民國112年10月至11月間,甚至有多次犯行均 發生於同一日,是以每次犯罪行為之類型、手段之高度相似 性及時間之密接性觀之,足見就抗告人而言,各次犯行之獨 立性甚為薄弱,僅因被害人不同,侵害之財產法益有異而予 各別論罪,此有附表所示6份判決附於臺灣臺南地方檢察署1 13年度執聲字第1971號卷可稽。是於裁判確定後之定應執行 刑程序,仍應考量行為人犯罪所反應出其人格特性,以行為 人之責任為基礎,而為整體之檢視及評價,酌定適合之刑度 。  ㈢且依附表所示各該原確定判決所認定之事實,抗告人於附表 編號1至6所示犯行,均係加入Telegram暱稱「馮迪索」之人 所屬詐欺集團所為。可知抗告人於附表編號1至6所示犯行, 均係於同一詐欺集團所為,更係同一時期之犯罪,僅因被害 人散在各地,各自向不同之檢警機關提起告訴,導致嗣後偵 查及審理法院不同,又因礙於管轄權問題,未必得以合併審 判,因而可能發生同時期犯罪分由不同法院審理並確定之情 況,此為司法管轄權制度運作使然,不應於定應執行刑程序 時轉嫁為受刑人須承擔之不利益因素,而應由受理定刑聲請 之法院,在不受起訴管轄限制之情況下,以受刑人整體犯罪 歷程、犯罪特性及刑罰特別預防與個別預防之目的綜合考量 ,合併為單一之應執行刑宣告,不再因不同被害人由不同法 院各別判決確定等因素,對受刑人為重複、過度之評價。  ㈣基上所述,本院審酌附表編號1至6所示各罪行為差異性甚小 ,犯罪時間密集,各案犯罪時間之重疊程度等特性,行為人 所犯數罪之惡性程度,整體刑法目的及相關刑事政策,定執 行刑恤刑之目的及行為人復歸社會之可能性等因素,認原裁 定就抗告人所犯附表所示各罪,定應執行刑為有期徒刑5年6 月,有違比例原則、平等原則、責罰相當原則、重複評價禁 止等原則,其裁量權之行使,難謂妥適,抗告人指摘原裁定 不當,非無理由,應由本院將原裁定予以撤銷。又檢察官以 原審法院為最後事實審法院聲請定其應執行之刑,附表編號 2至6之犯罪時間,均在各該判決中最先確定之日期(即附表 編號1之113年3月21日)前所犯,是其聲請核屬正當,而原審 法院既已就本案各罪之執行刑為實體審酌,本院自為裁定並 無損抗告人之審級利益。  ㈤本院爰於附表編號1至6所示各罪定應執行刑之外部界限內, 考量附表所示犯罪,均屬參與同一詐騙集團之詐欺犯行,犯 罪時間集中,手法相同,各罪差異性甚低,並遵循比例原則 、平等原則、責罰相當原則、重複評價禁止原則等自由裁量 權之內部抽象價值要求,兼衡刑罰矯正犯罪行為人之惡性及 社會防衛功能、受刑人復歸社會之可能性等因素,及參酌抗 告人於抗告意旨所述對定應執行刑之意見等一切情狀,定其 應執行之刑如主文第2項所示。 據上論斷,依刑事訴訟法第413條、第477條第1項,刑法第51條 第5款、第53條,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日          刑事第四庭  審判長法 官 何秀燕                    法 官 洪榮家                    法 官 吳育霖 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受本裁定後十日內向本院提出再抗告狀。                    書記官 黃玉秀   中  華  民  國  114  年  2   月  27  日

2025-02-27

TNHM-114-抗-57-20250227-1

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臺灣高等法院臺南分院

竊盜

臺灣高等法院臺南分院刑事判決 114年度上易字第10號 上 訴 人 即 被 告 謝嘉文 上列上訴人即被告因竊盜案件,不服臺灣雲林地方法院113年度 易字第655號中華民國113年10月17日第一審判決(起訴案號:臺 灣雲林地方檢察署113年度偵字第2748號、第3120號、第3204號 、第5485號),提起上訴,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   事 實 一、謝嘉文意圖為自己不法所有,基於竊盜犯意,其中就附表編 號1部分並與蘇淑味(業經原審法院判處罪刑)共同基於竊 盜之犯意聯絡,分別於附表編號1至5所示之時間、地點,以 附表編號1至5所示之竊盜方式,各竊得如附表編號1至5所示 之物品。嗣為林佑泉、李澤栖、張俊宏、陳炳信調閱監視錄 影畫面發現,報警循線查獲。 二、案經林佑泉、張俊宏訴由雲林縣警察局西螺分局、斗六分局 報請臺灣雲林地方檢察署檢察官偵查起訴。   理 由 一、查本案所引用之相關證據資料(詳後引證據),其中各項言 詞或書面傳聞證據部分,縱無刑事訴訟法第159條之1至第15 9條之4或其他規定之傳聞證據例外情形,然業經本院審理時 予以提示並告以要旨,且經檢察官表示意見,當事人已知上 述證據乃屬傳聞證據,已明示同意作為本案之證據使用(本 院卷第186-187頁),或未到庭或具狀聲明異議,而本院審 酌上開證據資料製作時之情況,無不當取供及證明力明顯過 低之瑕疵,認以之作為證據應屬適當,應認均有證據能力。 二、前開事實,業據被告於警詢、偵查及原審時(臺灣雲林地方 檢察署113年度偵字第2748號卷《下稱偵1卷》第14-16、181-1 85、229-231頁、臺灣雲林地方檢察署113年度偵字第3120號 卷《下稱偵2卷》第11-14頁、臺灣雲林地方檢察署113年度偵 字第3204號卷《下稱偵3卷》第8-9頁、臺灣雲林地方檢察署11 3年度偵字第5485號卷《下稱偵4卷》第8-9頁、原審卷第170、 179頁)坦承不諱,核與證人即被害人林佑泉(偵1卷第17-1 9)、李澤栖(偵2卷第23-26頁)、張俊宏(偵3卷第15-17 頁)、陳炳信(偵4卷第11-13頁)於警詢時陳述之情節大致 相符,復經證人即共犯蘇淑味(偵1卷第201-205頁)於偵查 時證述屬實,且有監視錄影畫面翻拍照片1份(偵1卷第61-6 9頁)、林佑泉之雲林縣警察局斗六分局莿桐分駐所受(處) 理案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份(偵1卷第57、73 頁)、現場照片3張(偵1卷第59-61頁)、車輛(牌照號碼 :9FN-802)詳細資料報表1份(偵1卷第71頁)附卷可稽。 依上所述,被告上開任意性自白,核與卷內之積極證據相符 ,堪信為真實。從而,本案事證明確,被告上開竊盜之犯行 ,均堪認定,應依法論科。 三、論罪科刑:  ㈠核被告就附表編號1至5所為,均係犯刑法第320條第1項之竊 盜罪。被告與蘇淑味就附表編號1所示之犯行,有犯意之聯 絡及行為之分擔,應論以共同正犯。  ㈡被告所犯如附表編號1至5所示5次竊盜罪,犯意各別,行為互 殊,應予分論併罰。 四、原審以被告上開竊盜犯行事證明確,因而適用相關規定,並 審酌被告不思以正當途徑賺取所需,恣意為本案多次竊取他 人財物之犯行,明顯欠缺尊重他人財產權之觀念,所為實屬 不該。兼衡被告有多次竊盜、毒品之前案紀錄(參見被告之 法院前案紀錄表),素行甚差,各次竊得財物之價值,犯後 坦認犯行,態度尚可,犯罪之手段、情節,迄今均未賠償被 害人等之損失。暨被告於原審時自陳○○肄業之智識程度,在 ○○從事打螺絲的工作,月入約新臺幣(下同)3萬元,未婚 無子女等一切情狀,分別量處如附表編號1至5「論罪科刑及 沒收」欄所示之刑,及定其應執行有期徒刑8月,並均諭知 易科罰金之折算標準,以資懲儆。復說明:㈠按犯罪所得之 沒收或追徵,在於剝奪犯罪行為人之實際犯罪所得,使其不 能坐享犯罪之成果,以杜絕犯罪誘因。2人以上共同犯罪, 關於犯罪所得之沒收或追徵,應就各人所分得者為之,所謂 各人「所分得」之數,係指各人「對犯罪所得有事實上之處 分權限」而言。各共同正犯有無犯罪所得、所得多寡,法院 應視具體個案之實際情形,綜合卷證資料及調查結果而為認 定。經查,被告與蘇淑味就如附表編號1所示犯行,共同竊 得黃色手提袋、微型吸塵器各1個,均未扣案,而相關財物 均係由被告丟棄處分,此經被告及蘇淑味供述明確(原審卷 第171頁),堪認被告為「對犯罪所得有事實上之處分權限 」之人,自應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定,對 被告就如附表編號1至5所竊得之財物即本案犯罪所得均諭知 沒收,並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其 價額。㈡至被告係以釣魚線綁著錢幣,再於錢幣上黏著雙面 膠之方式行竊香油錢(即附表編號4),該釣魚線及錢幣之 組合雖為被告所有,屬供本案犯罪所用之工具,然前述工具 價值低廉,為日常生活常見器物,取得並非困難,對之宣告 沒收不僅徒增執行之勞費,就犯罪預防之目的亦無顯著效用 ,實欠缺宣告沒收或追徵之刑法上重要性,爰不予宣告沒收 。本院審核原審認事用法俱無不合,且已依刑法第57條各款 所列情狀審酌,而為量刑之準據,經核並無量刑輕重失衡、 裁量濫用之情形;又被告雖於上訴理由表示欲與被害人等和 解,惟經本院多次傳喚被告均未到庭,顯見被告並無和解之 真意。被告上訴意旨以其承認自己犯下的過錯,欲與被害人 和解,指摘原判決不當,為無理由,應予駁回。 五、本件被告經合法傳喚,無正當之理由未於審判期日到庭,爰 依刑事訴訟法第371條之規定,不待其陳述,逕行判決。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條、第371條,判決如主文。  本案經檢察官黃煥軒提起公訴,檢察官劉榮堂到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日          刑事第四庭  審判長法 官 何秀燕                    法 官 鄭彩鳳                    法 官 洪榮家  以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                    書記官 謝麗首 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。 附表: 編號 行為人 時間、地點及竊盜方式 竊得物品   論罪科刑及沒收 1 謝嘉文 蘇淑味 於112年9月16日16時許,被告與蘇淑味共乘車牌號碼000-000號機車,齊至雲林縣○○鄉○○村○○路000號即林佑泉擺放夾物機台處,共同竊取置於機台上之黃色手提袋及微型吸塵器各1個。 黃色手提袋、微型吸塵器各1個 謝嘉文共同犯竊盜罪,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得黃色手提袋、微型吸塵器各壹個均沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,均追徵其價額。 2 謝嘉文 於112年10月2日19時許,在雲林縣○○鄉○○村○○路000號即林佑泉擺放夾物機台處,竊取置於機台上之電動按摩枕1個。 電動按摩枕1個 謝嘉文犯竊盜罪,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得電動按摩枕壹個沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 3 謝嘉文 於112年12月30日11時許,在雲林縣○○鎮○○街000號○○宮,竊取○○宮副主委李澤栖置於香油箱等處之2,000元。 現金2,000元 謝嘉文犯竊盜罪,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 4 謝嘉文 於113年1月15日11時許,在雲林縣○○市○○路00○00號○○宮,竊取○○宮主委張俊宏置於香油箱之1,100元。 現金1,100元 謝嘉文犯竊盜罪,處有期徒刑貳月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟壹佰元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 5 謝嘉文 於113年2月17日11時許,在雲林縣○○市鎮○路00號○○宮,竊取○○宮理事長陳炳信置於香油箱之現金5,000元。 現金5,000元 謝嘉文犯竊盜罪,處有期徒刑肆月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。

2025-02-27

TNHM-114-上易-10-20250227-1

上訴
臺灣高等法院臺南分院

廢棄物清理法

臺灣高等法院臺南分院刑事判決 113年度上訴字第2084號 上 訴 人 即 被 告 鄭富兆 上列上訴人即被告因廢棄物清理法案件,不服臺灣嘉義地方法院 113年度訴字第46號中華民國113年8月30日第一審判決(起訴案 號:臺灣嘉義地方檢察署112年度偵字第4616號),提起上訴, 本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   事實及理由 一、按刑事訴訟法第348條規定:「上訴得對於判決之一部為之 。對於判決之一部上訴者,其有關係之部分,視為亦已上訴 。但有關係之部分為無罪、免訴或不受理者,不在此限。上 訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之」。是本 案上訴之效力及其範圍,應依現行刑事訴訟法第348條規定 判斷,合先敘明。 二、原審於民國113年8月30日以113年度訴字第46號判決判處被 告共同犯廢棄物清理法第46條第4款前段之非法清理廢棄物 罪,處有期徒刑1年4月,及為相關沒收及追徵之宣告。被告 不服而以原審量刑過重為由提起上訴,檢察官則未上訴,經 本院當庭向被告確認上訴範圍,稱僅就原判決量刑部分上訴 ,對於原判決認定之犯罪事實、罪名及沒收,均表明未在上 訴範圍(本院卷第113、179頁),足見被告對於本案請求審 理之上訴範圍僅限於量刑部分。因此,本院爰僅就原判決量 刑部分加以審理,其他關於本案犯罪事實、罪名及沒收等, 則不在本院審理範圍,先予說明。 三、因被告表明僅就原判決關於量刑部分提起上訴,故有關本案 之犯罪事實、論罪(所犯罪名、罪數關係)部分之認定,均 如第一審判決所記載。  四、被告上訴意旨略以:案發後被告即請合法業者幫忙清除本案 廢棄物,已經還原現場了,足見被告真誠悔改,有彌補犯下 錯誤之心;又被告父母親都70多歲,且有小孩需要被告扶養 ,請從輕量刑,讓被告趕快回歸家庭云云。 五、被告前因違反廢棄物清理法等案件,經臺灣新竹地方法院以 110年度訴字第205號判決判處有期徒刑6月確定,於111年3 月22日易科罰金執行完畢,有法院前案紀錄表可按,其受徒 刑之執行完畢,5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪, 為累犯。茲依檢察官起訴書之說明及參酌司法院釋字第775 號解釋意旨,審酌被告所犯本案與前案均為非法清理廢棄物 罪名,罪質同一;又被告於前案執行完畢後未滿1年即再犯 本案,顯見被告之刑罰反應力薄弱,自我控制力及守法意識 不佳,且依其本案犯罪情節,亦無處以法定最輕本刑仍顯過 苛之情形,爰依刑法第47條第1項規定,加重其刑。 六、經查:  ㈠按量刑係法院就繫屬個案犯罪所為之整體評價,乃事實審法 院之職權裁量事項,而量刑判斷當否之準據,則應就判決整 體觀察為綜合考量,不可擷取其中片段遽為評斷。苟其量刑 已以行為人之責任為基礎,並斟酌刑法第57條各款所列情狀 ,在法定刑度內酌量科刑,無偏執一端,或濫用其裁量權限 ,致明顯失出失入情形,自不得任意指為不當或違法(最高 法院75年度台上字第7033號、104年度台上字第2577號判決 意旨參照)。原審以行為人之責任為基礎,審酌被告明知未 申請領有廢棄物清除處理機構許可文件,仍貪圖不法利益棄 置廢棄物,罔顧公益恣意違法,所為損及政府藉嚴審、控管 廢棄物清除處理業者以維護環境衛生、保障國民健康之行政 管理機制,無視此舉將造成臺灣土地生態環境之破壞,對整 體環境及國民衛生造成危害,應嚴予非難。兼衡被告坦承犯 行之犯後態度,自北部地區工地載運廢棄物「遠道而來」至 本案土地傾倒之犯罪手段,傾倒廢棄物數量之犯罪所生損害 ,以及貪圖每車載運報酬之不法利益等犯罪動機、目的。暨 被告自陳之智識程度及其職業、家庭生活狀況(原審卷第27 8頁)等一切情狀,量處被告有期徒刑1年4月。復說明:被 告前因違反廢棄物清理法等案件,經臺灣新竹地方法院以11 0年度訴字第205號判決判處有期徒刑6月確定,於111年3月2 2日易科罰金執行完畢,有法院前案紀錄表可按,其受徒刑 之執行完畢,5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪,為 累犯。依檢察官起訴書之說明及參酌司法院釋字第775號解 釋意旨,審酌被告所犯本案與前案均為非法清理廢棄物罪名 ,罪質同一;又被告於前案執行完畢後未滿1年即再犯本案 ,顯見被告之刑罰反應力薄弱,自我控制力及守法意識不佳 ,且依其本案犯罪情節,亦無處以法定最輕本刑仍顯過苛之 情形,爰依刑法第47條第1項規定,加重其刑。本案原審判 決關於科刑之部分,已依刑法第57條各款所列情狀審酌,而 為量刑之準據。再者,被告雖已委請環保清除公司清理本案 土地回復原狀,有嘉義縣環境保護局112年9月1日嘉環稽字0 000000000號函暨檢附清理義務人之廢棄物清理完成計畫書1 份(偵卷第201、235-247頁)在卷可按。惟查,被告另因違 反廢棄物清理法等案件,分別經:⒈臺灣雲林地方檢察署檢 察官以112年度偵字第9151號、113年度偵字第2242號(原審 卷第227-230頁)、⒉臺灣彰化地方檢察署檢察官以113年度 偵字第13228號、⒊臺灣新北地方檢察署檢察官112年度偵字 第54287號(原審卷第235-240頁),各提起公訴,現正由臺 灣雲林地方法院以113年度訴字第122號、臺灣彰化地方法院 以113年度訴字第950號、臺灣新北地方法院以113年度訴字 第1001號審理中;又被告因違反廢棄物清理法等案件,經臺 灣屏東地方法院以112年度訴字第226號判決判處有期徒刑1 年10月確定。從而,考量被告上開多次違反廢棄物清理法等 犯行,並前揭原審已詳細說明被告各項量刑之事由,本院認 原判決關於本案科刑之部分,已依刑法第57條各款所列情狀 審酌,而為量刑之準據,經核並無量刑輕重失衡、裁量濫用 之情形;且尚難僅憑被告已於偵查時清理本案土地回復原狀 ,即認應量處更輕之刑期。從而,被告上訴請求從輕量刑之 理由,已為原判決審酌作為量刑之事由、或尚不足以動搖原 判決之量刑基礎,難認有據。  ㈡綜上所述,被告上訴意旨以原審量刑過重為由,指摘原判決 不當,為無理由,應予駁回。  據上論斷,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。 本案經檢察官賴韻羽提起公訴,檢察官劉榮堂到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日          刑事第四庭  審判長法 官 何秀燕                    法 官 鄭彩鳳                    法 官 洪榮家 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其未 敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 謝麗首  中  華  民  國  114  年  2   月  27  日 附錄本案論罪科刑法條: 廢棄物清理法第46條 有下列情形之一者,處1年以上5年以下有期徒刑,得併科新臺幣 1千5百萬元以下罰金: 一、任意棄置有害事業廢棄物。 二、事業負責人或相關人員未依本法規定之方式貯存、清除、處 理或再利用廢棄物,致污染環境。 三、未經主管機關許可,提供土地回填、堆置廢棄物。 四、未依第41條第1項規定領有廢棄物清除、處理許可文件,從 事廢棄物貯存、清除、處理,或未依廢棄物清除、處理許可 文件內容貯存、清除、處理廢棄物。 五、執行機關之人員委託未取得許可文件之業者,清除、處理一 般廢棄物者;或明知受託人非法清除、處理而仍委託。 六、公民營廢棄物處理機構負責人或相關人員、或執行機關之人 員未處理廢棄物,開具虛偽證明。

2025-02-27

TNHM-113-上訴-2084-20250227-1

臺灣高等法院臺南分院

聲明疑義

臺灣高等法院臺南分院刑事裁定 114年度抗字第72號 抗 告 人 即受 刑 人 李牧羣 上列抗告人因聲明疑義案件,不服臺灣臺南地方法院中華民國11 4年1月17日裁定(114年度聲字第93號)提起抗告,本院裁定如 下:   主 文 抗告駁回。   理 由 一、抗告意旨略如附件所載。 二、按刑事訴訟法第483條固規定,當事人對於有罪裁判之文義 有疑義者,得向諭知該裁判之法院聲明疑義。惟所謂對於有 罪裁判之文義有疑義,係指對於科刑裁判主文有疑義而言, 至對於裁判之理由,則不許聲明疑義,蓋科刑裁判確定後, 檢察官應依裁判主文而為執行,倘主文之意義明瞭,僅該主 文與理由之關係間發生疑義,並不影響於刑之執行,自無請 求法院予以解釋之必要(最高法院104年度台抗字第290、81 0號、109年度台抗字第67號裁定意旨參照)。查,抗告人即 受刑人李牧羣(下稱抗告人)因犯洗錢防制法等案件,經原 審法院以112年度金訴字第1495號審理、判決,判決主文為 :「李牧羣幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪,處 有期徒刑伍月,併科罰金新臺幣貳萬元,罰金如易服勞役, 以新臺幣壹仟元折算壹日。」,抗告人對第一審判決不服, 提起上訴,經本院以113年度金上訴字第804號判決駁回上訴 ,抗告人對第二審判決不服,提起上訴,經最高法院於民國 113年10月17日以113年度台上字第4161號判決駁回上訴而確 定等情,有原審法院112年度金訴字第1495號判決及法院前 案紀錄表各1份在卷可參。觀之前揭原審法院判決主文「李 牧羣幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪,處有期徒 刑伍月,併科罰金新臺幣貳萬元,罰金如易服勞役,以新臺 幣壹仟元折算壹日。」,文義已甚明瞭,難認有何意義不甚 明顯致生執行上疑義之情形。聲明疑義及抗告意旨係指摘原 審法院判決認事用法之理由有所違誤,並非對於原審法院判 決主文之意義產生疑義,本件聲明疑義,為無理由。 三、綜上所述,原裁定駁回抗告人本件聲明疑義,經核其認事用 法,並無不合。抗告意旨以前開情詞指摘原裁定不當,為無 理由,應予駁回。 四、據上論斷,應依刑事訴訟法第412條,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日          刑事第四庭  審判長法 官 何秀燕                    法 官 洪榮家                    法 官 吳育霖 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受本裁定後十日內向本院提出再抗告狀。                    書記官 黃玉秀   中  華  民  國  114  年  2   月  27  日

2025-02-27

TNHM-114-抗-72-20250227-1

臺灣高等法院臺南分院

聲請定其應執行刑

臺灣高等法院臺南分院刑事裁定 114年度聲字第165號 聲 請 人 臺灣高等檢察署臺南檢察分署檢察官 受 刑 人 劉俊廷 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(聲請案號:114年度執聲字第82號),本院裁定如下:   主 文 劉俊廷犯如附表所示各罪所處之刑,有期徒刑部分應執行有期徒 刑壹年。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人劉俊廷因違反洗錢防制法等數罪,先 後經判決確定如附表所示,應依刑法第53條及第51條第5款 規定,定其應執行之刑,爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請 裁定等語。 二、按數罪併罰,有2裁判以上者,依刑法第51條之規定,定其 應執行之刑;宣告多數有期徒刑者,於各刑中之最長期以上 ,各刑合併之刑期以下定其刑期,但不得逾30年。同法第53 條、第51條第5款分別定有明文。   三、又刑事訴訟法第370條第2項「前項所稱刑,指宣告刑及數罪 併罰所定應執行之刑」、第3項「第一項規定,於第一審或 第二審數罪併罰之判決,一部上訴經撤銷後,另以裁定定其 應執行之刑時,準用之」等規定,已針對第二審上訴案件之 定應執行刑,明定有不利益變更禁止原則之適用;而分屬不 同案件之數罪併罰,倘一裁判宣告數罪之刑,曾經定其應執 行刑,再與其他裁判宣告之刑定其應執行刑時,在法理上亦 應同受此原則之拘束;縱原屬同一案件數罪,曾經定其應執 行刑後,僅部分數罪再與其他裁判宣告之刑,合併定其應執 行刑,就所餘之數罪另定其應執行刑時,仍應受前開原則之 拘束,並應與另數罪併罰所定應執行刑之結果,為整體合一 的觀察,不得諭知較前各定刑之總和為重之執行刑,始能貫 徹前述條文規範目的,乃法理之當然。如此見解、作法,於 法官工作負擔,雖然增加不少,但於受刑人利益影響卻大, 權衡結果,仍應如此詳察妥處,才能符合並實現司法為民的 現代進步理念(最高法院107年台抗字第926號裁判意旨參照 )。 四、經查,本件受刑人前因犯附表編號1、2所示之罪,經法院( 以同一判決同時判刑確定,而受刑人於前揭判決確定前,另 犯附表編號3所示之罪,亦經本院判刑確定,均詳如附表所 載,且有各該判決書及法院前案紀錄表附卷可稽。茲聲請人 以本院為犯罪事實最後判決之法院,聲請定其應執行之刑, 於法並無不合,自應准許。 五、又數罪併罰合併定應執行刑,旨在綜合斟酌犯罪行為之不法 與罪責程度,及對犯罪行為人施以矯正之必要性,而決定所 犯數罪最終具體應實現之刑罰,以符罪責相當之要求,屬恤 刑制度之設計。定其刑期時,應再次對被告責任為之檢視, 並特別考量其犯數罪所反映之人格特性,及與刑罰目的相關 之刑事政策妥為裁量。爰審酌:  ㈠經依刑事訴訟法第477條第3項規定,通知受刑人就檢察官本 案聲請定應執行刑案件陳述意見,受刑人固表示:有意見, 尚有另案等語,有本院陳述意見調查表1份在卷可稽(見本 院卷第89頁)。惟本件檢察官聲請定應執行刑之數罪,符合 相關定應執行之要件,本院自應加以定應執行刑;倘被告所 述之另案,與本件之數罪亦符合定應執行刑之要件,自得由 檢察官於該另案判決確定後再行聲請定應執行刑,附予敘明 。    ㈡受刑人所犯如附表所示之罪,罪數為3罪,犯罪次數不多,均 係共同犯一般洗錢罪,均侵害社會法益及個人法益,被害人 均不相同。又受刑人上開如附表所示之罪,犯罪時間均為民 國111年4月間。再者,如附表編號1、2部分所犯之罪,共計 2罪所處之刑,業經臺灣高等法院以112年度上訴字第4124號 判決定應執行有期徒刑7月,受刑人不服提起上訴,經最高 法院以113年度台上字第1684號判決駁回上訴確定在案,有 上開刑事判決及法院前案紀錄表在卷可佐。則本院就如附表 編號1至3所示各罪,再為定應執行刑時,自應受上開內部界 限拘束。  ㈢綜上,認為受刑人所犯罪數不多,依其罪質、犯罪情節、手 段、態樣、危害性具有同質性,被害人不同,對法益侵害具 有一定之加重效應,如以實質累加之方式定應執行刑,則處 罰之刑度顯將超過其行為之不法內涵,並造成受刑人更生絕 望之心理,而有違罪責原則。是綜合上開各情判斷,衡量其 之責任與整體刑法目的及相關刑事政策,依刑法第51條所定 限制加重原則,及多數犯罪責任遞減原則,爰依法定本件應 執行刑如主文所示。至受刑人因犯如附表編號1至3所示各罪 所處之併科罰金刑部分,業經本院以113年度聲字第1169號 裁定定其應執行之刑在案,附此敘明。 六、據上論斷,應依刑事訴訟法第477條第1項,刑法第53條、第 51條第5款,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日          刑事第四庭  審判長法 官 何秀燕                    法 官 洪榮家                     法 官 吳育霖 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受本裁定後十日內向本院提出抗告狀。                    書記官 黃玉秀   中  華  民  國  114  年  2   月  27  日

2025-02-27

TNHM-114-聲-165-20250227-1

附民
臺灣高等法院臺南分院

損害賠償

臺灣高等法院臺南分院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度附民字第9號 原 告 謝佳樺 被 告 林士梧 上列被告,因本院113年度金上訴字第1979號詐欺等案件,經原 告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜,非經長久之時日不能終結 其審判,應依刑事訴訟法第504條第1項前段,將本件附帶民事訴 訟移送本院民事庭,特此裁定。 中 華 民 國 114 年 2 月 27 日 刑事第四庭 審判長法 官 何秀燕 法 官 洪榮家 法 官 吳育霖 以上正本證明與原本無異。 不得抗告。 書記官 黃玉秀 中 華 民 國 114 年 2 月 27 日

2025-02-27

TNHM-114-附民-9-20250227-1

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