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審簡
臺灣新北地方法院

竊盜

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第1783號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 高勝文 (另案於法務部○○○○○○○○○執行,現寄押於法務部○○○○○○○○○○○) 上列被告因竊盜案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第48887 號),而被告自白犯罪,本院認宜以簡易判決處刑,判決如下:   主 文 高勝文犯竊盜罪,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣壹仟 元折算壹日;未扣案之犯罪所得卡鉗壹個沒收,於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。   事實及理由 一、本件犯罪事實、證據及應適用之法條,除證據部分補充「被 告高勝文於本院準備程序中之自白」外,其餘均引用如附件 檢察官起訴書之記載。 二、爰以行為人之責任為基礎,審酌被告不思以正途獲取所需, 恣意竊取他人財物,顯然欠缺尊重他人財產法益之觀念,所 為應予非難,且被告前已有多次因竊盜案件,經法院判決判 處有期徒刑、拘役確定並執行完畢之前科紀錄(有臺灣高等 法院被告前案紀錄表在卷足稽),猶不知悔改,竟再犯本案 竊盜犯行,所為顯不足取,兼衡被告之犯罪動機、目的(供 稱竊取卡鉗是要裝在自己的車子),手段,所竊取財物之價 值,暨其智識程度為國中畢業(依被告之個人戶籍資料所載 ),自陳家庭經濟狀況為勉持、職業為水電工(依調查筆錄 所載),犯後坦承犯行,態度尚稱良好,惟迄今尚未賠償告 訴人之損失,及告訴人對本案表示請從重量刑之意見(見本 院113年12月24日準備程序筆錄第3頁所載),及業已提起刑 事附帶民事訴訟等一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知 易科罰金之折算標準,以資懲儆。 三、按刑法第38條之1第1項、第3項分別規定:「犯罪所得,屬 於犯罪行為人者,沒收之。但有特別規定者,依其規定」、 「前二項之沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時 ,追徵其價額」。查被告就本案竊盜犯行之犯罪所得卡鉗1 個,未據扣案,亦未實際合法發還告訴人,爰依刑法第38條 之1第1項前段之規定宣告沒收,並於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時,依同條第3項之規定,追徵其價額。 四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項(本件依刑事判決精簡原則,僅記載程序法條文) ,逕以簡易判決處刑如主文。 五、如不服本判決,得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴 狀,上訴於本院第二審合議庭(須附繕本)。 本案經檢察官葉育宏偵查起訴,檢察官高智美到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  3   日          刑事第二十六庭 法 官 陳明珠 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於送達後20日內敘明上訴理由,向本院提出上 訴狀,上訴於本院第二審合議庭 (應附繕本) 。其未敘述上訴理 由者,應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。                  書記官 王志成 中  華  民  國  114  年  3   月  3   日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處5年以下有期徒刑、拘役或5百元以下罰金。意圖為自己或 第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前項之規定處斷 。 前二項之未遂犯罰之。 附件: 臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書                   113年度偵字第48887號   被   告 高勝文 男 48歲(民國00年0月00日生)             住○○市○○區○○街000巷0號8樓             居臺北市○○區○○路0段00號7樓             (現於法務部○○○○○○○執行中)             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因竊盜案件,已經偵查終結,認應提起公訴,茲將犯罪 事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、高勝文意圖為自己不法之所有,基於竊盜之犯意,於民國11 3年5月27日7時20分前某時許,在新北市○○區○○路00號前, 以不詳方式,竊取周博笙所有,停放於該處之普通重型機車 (廠牌:台鈴、顏色:黑、引擎號碼:DK00000000)上之前輪 卡鉗(價值約新臺幣4,500元)。 二、案經周博笙訴由新北市政府警察局永和分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實: 編號 證據名稱 待證事實 1 被告高勝文於警詢及偵查之供述 坦承於上開時地竊取上開卡鉗,該卡鉗現已丟棄之事實。 2 證人即告訴人周博笙之指證 於113年5月27日7時20分許上班前發現上開機車漏油,卡鉗遭竊之事實。 3 新北市政府警察局鑑驗書 本件經採驗上開機車上之DNA跡證與被告相符之事實。 4 現場照片 佐證全部之犯罪事實。 二、核被告所為,係犯刑法第320條第1項竊盜罪嫌。被告犯罪所 得,請依法宣告沒收。告訴暨被告意旨雖認被告於本件竊取 上開卡鉗時,同時以不詳方式毀損上開機車之輪框,致該輪 框變形而不堪使用,亦涉犯刑法第354條之毀損罪嫌云云, 然此節除告訴人之指述外,並無其他如監視器畫面等相關證 據以資佐參,自無從僅以告訴人之指述,認被告亦涉此部分 之犯行,有此部分犯行縱然成立,與上開竊盜罪責應有想像 競合犯之法律上一罪關係,爰不另為不起訴處分。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此 致 臺灣新北地方法院 中  華  民  國  113  年  10  月  28  日                檢 察 官 葉 育 宏

2025-03-03

PCDM-113-審簡-1783-20250303-1

金訴緝
臺灣新北地方法院

洗錢防制法等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴緝字第88號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 林慶賢 上列被告因違反洗錢防制法等案件,經檢察官提起公訴(110年 度偵字第27095號),被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪 之陳述,經詢問當事人意見,合議庭裁定由受命法官依簡式審判 程序獨任審理,本院判決如下:   主 文 林慶賢犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月。未扣 案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜 執行沒收時,追徵其價額。   事 實 一、林慶賢於民國109年12月7日前某時,加入由真實姓名年籍不 詳、LINE暱稱為「富士數位」(下稱「富士數位」)等成年 人所組成之三人以上,以施用詐術為手段,具有持續性、牟 利性之有結構性詐欺集團犯罪組織(下稱本案詐欺集團,林 慶賢所涉違反組織犯罪防制條例部分,業經法院另案予以判 決),擔任「收水」之工作,負責依詐欺集團成員之指示, 指派車手向遭詐欺者收取詐得款項後,車手將款項交給林慶 賢,林慶賢再將款項交給詐欺集團其他成員。林慶賢與「富 士數位」及本案詐欺集團其他成員等人即意圖為自己不法之 所有,基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡,先由 「富士數位」等本案詐欺集團其他成員於109年12月7日起, 以LINE向黃慧美佯稱參加網站活動可以賺錢,但須儲值足夠 金額方可參加活動,且要支付佣金及代玩費云云,致黃慧美 陷於錯誤,依對方指示於110年2月3日18時3分許,攜帶欲儲 值之現金新臺幣(下同)20萬元(以購買虛擬貨幣匯入指定 電子錢包之方式進行儲值)至新北市板橋區縣○○道0段0號1 樓之板橋車站星巴克咖啡店內,林慶賢則指示與其有詐欺取 財、洗錢犯意聯絡之車手潘清忠(所涉詐欺、洗錢部分,業 經本院另行判決)前往上開星巴克咖啡店內,向黃慧美收取 20萬元,嗣潘清忠於110年2月4日,在屏東縣某宮廟旁將該 筆款項轉交給林慶賢,林慶賢再將該筆款項交給本案詐欺集 團其他成員,以此方式製造金流之斷點,而掩飾或隱匿前揭 犯罪所得之去向、所在。 二、案經黃慧美訴由內政部警政署鐵路警察局臺北分局報告臺灣 新北地方檢察署檢察官偵查起訴。   理 由 一、按本件被告林慶賢所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年 以上有期徒刑以外之罪,其於準備程序就前揭被訴事實為有 罪之陳述,經受命法官告知簡式審判程序之旨,並聽取公訴 人與被告之意見後,本院認無不得或不宜改依簡式審判程序 進行之處,爰依刑事訴訟法第273條之1第1項,裁定本件由 受命法官獨任進行簡式審判程序,合先敘明。 二、上揭事實,業據被告於本院準備程序、審理時坦承不諱,核 與證人即告訴人黃慧美於警詢及本院審理時、證人潘清忠於 警詢、偵訊及本院審理時證述之情節相符,並有告訴人提供 之法拉利娛樂網站網頁擷圖、網站內交易明細擷圖、告訴人 與「富士數位」之LINE對話擷圖、110年2月3日購買USDT之 交易自白書照片、告訴人之身分證正反面及其所書立儲值紀 錄照片、儲值紀錄及收據影本、板橋車站1樓星巴克咖啡店 現場監視錄影畫面擷圖、行動電話門號0000000000號通聯調 閱查詢單(申登人為潘清忠)附卷可稽,足認被告自白與事 實相符,本件事證明確,被告犯行已堪認定,應予依法論科 。 三、論罪科刑:  ㈠比較新舊法:  ⒈按行為後法律有變更者,適用行為時之法律。但行為後之法 律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後,刑法第339條之4規定業 於112年5月31日修正公布,並於同年6月2日施行,然此次修 正僅係於該條第1項增訂第4款「以電腦合成或其他科技方法 製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」之規 定,其餘內容並未修正,核與被告本案所涉罪名及刑罰無關 ,自無新舊法比較問題,應逕行適用現行法之規定論處。  ⒉被告行為後,洗錢防制法第14條第1項之規定已於113年7月31 日修正公布,並於同年8月2日施行,修正前洗錢防制法第14 條第1項規定:「有第2條各款所列洗錢行為者,處7年以下 有期徒刑,併科新臺幣5百萬元以下罰金。」,修正後移列 至第19條第1項並規定為:「有第2條各款所列洗錢行為者, 處3年以上10年以下有期徒刑,併科新臺幣1億元以下罰金。 其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者,處6月以上 5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元以下罰金。」,比較 修正前後之規定,有關洗錢之財物或財產上利益未達1億元 者,修正後第19條第1項後段之規定將法定最重本刑降低為 有期徒刑5年。  ⒊又被告行為時之洗錢防制法第16條第2項係規定:「犯前2條 之罪,在偵查或審判中自白者,減輕其刑。」,被告行為後 ,⑴洗錢防制法第16條第2項先於112年6月14日修正公布,並 於同年月16日施行,修正後之規定為:「犯前4條之罪,在 偵查及歷次審判中均自白者,減輕其刑。」,⑵該條項又於1 13年7月31日修正公布,並於同年8月2日施行,修正後移列 至第23條第3項並規定為:「犯前4條之罪,在偵查及歷次審 判中均自白者,如有所得並自動繳交全部所得財物者,減輕 其刑;並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之 財物或財產上利益,或查獲其他正犯或共犯者,減輕或免除 其刑。」,比較修正前後之規定,第1次修正後限縮減刑要 件為在偵查「及歷次」審判中均自白者方得減刑,第2次修 正後更增加「如有所得並自動繳交全部所得財物」為減刑之 條件,本件被告於偵查中並未自白,僅於審判中自白,依修 正前(行為時)之規定得減刑,依第一次、第二次修正後之 規定均不得減刑。  ⒋是綜合比較上述洗錢防制法修正前後之規定,應以修正前( 行為時)之規定較有利於被告,依刑法第2條第1項前段,被 告本案犯行應適用修正前(行為時)洗錢防制法之規定。  ㈡核被告所為,係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財罪、修正前(行為時)洗錢防制法第14條第1項 之洗錢罪(有該法第2條第2款所列洗錢行為)。 ㈢被告與「富士數位」、潘清忠及本案詐欺集團其他成員間就 前開詐欺取財、洗錢等犯行均有犯意聯絡及行為分擔(潘清 忠所涉詐欺取財部分,僅係刑法第339條第1項之普通詐欺取 財罪),皆應論以刑法第28條之共同正犯。被告係以一行為 ,同時觸犯三人以上共同詐欺取財、洗錢等犯罪構成要件不 同之2罪,為想像競合犯,應依刑法第55條規定,從一重之 三人以上共同詐欺取財罪處斷。  ㈣按想像競合犯之處斷刑,本質上係「刑之合併」。其所謂從 一重處斷,乃將想像競合犯組成之評價上數罪,合併為科刑 一罪,其所對應之刑罰,亦合併其評價上數罪之數法定刑, 而為一個處斷刑。易言之,想像競合犯侵害數法益者皆成立 犯罪,論罪時必須輕、重罪併舉論述,同時宣告所犯各罪名 ,包括各罪有無加重、減免其刑之情形,亦應說明論列,量 刑時併衡酌輕罪部分量刑事由,評價始為充足,然後依刑法 第55條前段規定「從一重處斷」,非謂對於其餘各罪可置而 不論。因此,法院決定處斷刑時,雖以其中最重罪名之法定 刑,做為裁量之準據,惟於裁量其輕重時,仍應將輕罪合併 評價在內(最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意 旨參照)。查被告就其所為洗錢犯行,於本院審理時已自白 ,原應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑,惟 依前揭罪數說明,被告就上開犯行係從一重論處三人以上共 同詐欺取財罪,其所犯洗錢罪係屬想像競合犯其中之輕罪, 揆諸上開說明,僅由本院於後述依刑法第57條量刑時一併衡 酌該部分減輕其刑事由。  ㈤爰以行為人之責任為基礎,審酌被告正值青壯,不思循正當 途徑賺取財物,為圖不法利益而加入詐欺集團,負責收水之 工作,助長詐騙犯罪風氣之猖獗,侵害告訴人之財產法益, 並影響社會治安及風氣,所為實屬不該,惟念被告於本院審 理時終能坦承犯行(所犯洗錢部分符合減刑規定),且與告 訴人調解成立,承諾賠償告訴人5萬元(將自114年3月起按 月分期給付3,000元至全部清償為止,此有本院114年度司刑 移調字第104號調解筆錄在卷可考),犯後態度尚佳,且被 告在詐欺集團中擔任之角色係屬底層,並非主導犯罪之人, 兼衡其犯罪之動機、目的、手段、智識程度、家庭生活經濟 狀況、告訴人所受損失等一切情狀,量處如主文所示之刑。 四、沒收:  ㈠本件被告將詐欺所得款項20萬元交給本案詐欺集團其他成員 (即被告之上手)後,有向上手取得1,000元報酬(係要轉 交給車手潘清忠之報酬但未轉交),業據被告於警詢時供述 在卷(見臺灣新北地方檢察署110年度偵字第27095號卷第11 頁),此筆報酬既未轉交車手潘清忠,即屬被告之犯罪所得 ,雖未經扣案,仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之 規定宣告沒收,並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒 收時,追徵其價額。又若日後被告有實際賠償告訴人之情形 ,已賠償之款項自得於檢察官指揮執行時予以扣除,併此敘 明。  ㈡被告已將上開詐欺所得款項轉交本案詐欺集團其他成員,並 非終局取得洗錢財物之人,本院認對被告就上開經手之20萬 元(即本案洗錢之財物)宣告沒收或追徵,容有過苛之虞, 爰依刑法第38條之2第2項規定,不予宣告沒收或追徵。 五、共同被告潘清忠部分,已由本院另行審結,附此敘明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1第1項 、第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官陳璿伊提起公訴,檢察官陳伯青、謝宗甫、高智美 到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日           刑事第十一庭 法 官 楊筑婷 以上證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀,並 應敘述具體理由,如未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20 日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人數附繕本)「 切勿逕送上級法院」。                  書記官 張如菁 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日 附錄本判決論罪科刑之法條: 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科1百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。   前項之未遂犯罰之。 修正前洗錢防制法第14條 有第2條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺幣 5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-02-27

PCDM-113-金訴緝-88-20250227-1

審簡上
臺灣新北地方法院

毀損

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審簡上字第83號 上 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 賴思孺 (現另案在法務部○○○○○○○○○○○執行中) 上列上訴人因被告毀損案件,不服本院中華民國113年6月11日11 3年度審簡字第769號第一審判決(起訴案號:112年度偵字第218 78號),提起上訴,本院管轄之第二審合議庭判決如下:   主 文 原判決關於未諭知沒收部分撤銷。 扣案之榔頭壹把沒收。 其餘上訴駁回。   事實及理由 一、本案經本院審理結果,認第一審簡易判決以被告賴思孺共同 犯毀損他人物品罪,處拘役40日,如易科罰金,以新臺幣1 千元折算1日。認事用法及量刑均無不當,應予維持,茲除 證據部分補充「被告賴思孺於本院第二審準備程序及審理中 之自白、扣案榔頭1把」外,均引用如附件第一審刑事簡易 判決書記載之事實、證據及理由。 二、檢察官循告訴人劉秋亨之請求提起上訴,上訴意旨略以:被 告與告訴人互不相識,竟知曉告訴人車輛停放處所,並以榔 頭敲毀車窗,所犯情節非輕,且被告迄未賠償告訴人所受損 失或表達歉意,顯見被告毫無悔意,犯後態度不佳,原審量 刑實屬過輕等語。 三、上訴駁回之理由:   按量刑係法院就繫屬個案之犯罪所為之整體評價,為事實審 法院得依職權裁量之事項。苟其量刑已以行為之責任為基礎 ,並斟酌刑法第57條各款所列之情狀,在法定刑度內酌量科 刑,無偏執一端,或濫用其裁量權限,致明顯失出失入之情 形,自不得任意指為不當或違法。且在同一犯罪事實與情節 ,如別無其他加重或減輕之原因,下級審量定之刑,亦無過 重或失輕之不當情形,則上級審法院對下級審法院之職權行 使,原則上應予尊重。原審以被告罪證明確,審酌被告無故 毀壞他人財物,顯然欠缺尊重他人財產權之觀念,所為殊值 非難,雖犯後坦承犯行,態度尚可,然迄今尚未與被害人達 成和解或賠償損害,兼衡其素行、智識程度、家庭經濟狀況 、毀損財物之價值及告訴人所受之損失等一切情狀,量處上 開宣告刑及易科罰金之折算標準。經核原審量定刑度,已審 酌被告各種犯罪情狀如上,其量刑並無失出、逾越法定刑度 ,或濫用自由裁量權限之違法情事。另損害賠償部分乃民事 問題,告訴人既已於原審提出刑事附帶民事訴訟請求救濟, 尚非可因此遽認原審量刑過輕。綜上,原審判決認事用法均 無違誤,量刑亦屬妥適,檢察官依告訴人之請求提起上訴, 指摘原判決量刑過輕,為無理由,應予駁回。 四、關於撤銷部分之理由:  ㈠按刑法修正後,沒收已非從刑,為獨立之法律效果,無主從 刑不可分之關係,則於上訴審程序,應依上訴範圍,對原審 判決關於沒收之諭知或未諭知部分、罪名與刑罰之諭知部分 ,分別處置。亦即,原審判決如對罪刑諭知並無不當,僅就 沒收部分容有未洽,僅須就沒收部分為撤銷並重為沒收諭知 即可。    ㈡查扣案榔頭1把為共犯張志華所有,攜至現場供被告賴思孺持 以為本件毀損犯行使用之物一情,業據被告賴思孺於本審準 備程序及審理中供認無誤(見本院二審卷民國113年11月18 日準備程序筆錄第2頁、114年2月10日審判筆錄第3頁),核 與共犯張志華於警詢中供述情節相符(見偵查卷第17頁), 並有新北市政府警察局土城分局扣押物品目錄表、監視錄影 畫面翻拍照片、查獲現場及扣案物品照片等件在卷可稽(見 偵查卷第27頁、第36頁至第39頁、第42頁至第43頁),自應 依刑法第38條第2項前段規定沒收之,原審判決漏未諭知沒 收,容有未洽。是檢察官上訴雖無理由,已如前述,惟原判 決既有上述可議之處,自應由本院將原判決關於未諭知沒收 部分撤銷改判如主文第2項所示,以臻適法。 據上論斷,應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第368 條 、第369條第1項前段、第373條,判決如主文。 本案經檢察官林殷正提起公訴,檢察官黃明絹提起上訴,檢察官 黃明絹於本審到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日       刑事第二十六庭 審判長法 官 陳明珠                         法 官 藍海凝                                    法 官 劉安榕 上列正本證明與原本無異。 本件不得上訴。                  書記官 張至善 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第354條 毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用,足以生損害於 公眾或他人者,處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金 。 附件: 臺灣新北地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第769號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被   告 賴思孺 男 38歲(民國00年0月00日生)           身分證統一編號:Z000000000號           住○○市○○區○○街○○0巷00號           居新北市○○區○○路0段000號           現於法務部○○○○○○○○○○○ 上列被告因毀損案件,經檢察官提起公訴(112年度偵字第21878 號),因被告自白犯罪(原案號113年度審易緝字第15號),本院 認宜以簡易判決處刑,判決如下:   主 文 賴思孺共同犯毀損他人物品罪,處拘役肆拾日,如易科罰金,以 新臺幣壹仟元折算壹日。   事實及理由 一、本件犯罪事實、證據及適用法條,除事實欄一第1行補充「 張志華(通緝中)」、證據部分另補充:「被告於本院訊問時 之自白」外,餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。 二、爰審酌被告無故毀壞他人財物,顯然欠缺尊重他人財產權之 觀念,所為殊值非難,雖犯後坦承犯行,態度尚可,然迄今 尚未與被害人達成和解或賠償損害,兼衡其素行、智識程度 、家庭經濟狀況、毀損財物之價值及告訴人所受之損失等一 切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之標準,以 資懲儆。 三、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項,逕以 簡易判決處刑如主文。 四、如不服本判決,得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴 狀,上訴於本院第二審合議庭(須附繕本)。 本案經檢察官邱舒婕提起公訴,經檢察官高智美到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年   6   月 11  日          刑事第二十三庭 法 官 陳伯厚 附件: 臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書                    112年度偵字第21878號   被   告 賴思孺 男 37歲(民國00年0月00日生)             住○○市○○區○○街○○0巷00號             居新北市○○區○○路0段000號             國民身分證統一編號:Z000000000號         張志華 男 46歲(民國00年0月00日生)             住○○市○○區○○路000巷00號4樓             居新北市○○區○○路00號1樓             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告等因毀棄損壞案件,業經偵查終結,認應提起公訴,茲 將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、賴思孺、張志華與劉秋亨因故生有糾紛,竟基於毀損之犯意 ,於民國112年2月9日17時54分許,至新北市○○區○○街00號 前,以榔頭敲擊劉秋亨所有、停放該處之車號000-0000號自 用小客車後車窗及右後車窗,致玻璃破損而不堪使用,足生 損害於劉秋亨。 三、案經劉秋亨訴由新北市政府警察局土城分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、訊據被告賴思孺、張志華於偵查中坦承上情,核與證人即告 訴人劉秋亨之證述大致相符,此外並有新北市政府警察局土 城分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、估價單、車損及犯案工 具照片、監視器畫面及截圖、車輛詳細資料報表在卷可稽, 被告2人犯嫌堪予認定。 二、核被告2人所為,係犯刑法第354條毀損罪嫌。被告2人共同 為本件犯行,請論以共同正犯。至告訴意旨雖認被告2人上 開行為亦同時涉犯刑法第305條恐嚇危害安全罪嫌,惟查客 觀上尚難認被告2人所為屬欲加害告訴人生命、身體、自由 、名譽、財產法益之意思表示之惡害通知,亦乏實據足資證 明被告2人主觀上有恐嚇告訴人之犯意,要難遽對被告2人以 該罪嫌相繩,然此部分若成立犯罪,與前揭起訴之毀損罪嫌 部分,屬裁判上一罪,應為起訴效力所及,爰不另為不起訴 處分,併此敘明。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此  致 臺灣新北地方法院 中  華  民  國  112  年  9   月  11  日                檢察官  邱舒婕

2025-02-27

PCDM-113-審簡上-83-20250227-1

審簡
臺灣新北地方法院

個人資料保護法等

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第1767號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 林冠宗 上列被告因違反個人資料保護法等案件,經檢察官提起公訴(11 3年度偵字第47770號),被告於準備程序中經訊問後自白犯罪, 本院合議庭裁定改行簡易判決處刑,判決如下:   主 文 林冠宗犯個人資料保護法第四十一條之非公務機關非法利用個人 資料罪,處有期徒刑肆月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹 日。如附表所示偽造之「李晉維」署押共貳拾壹枚(含簽名捌枚 、指印拾參枚)均沒收。   事實及理由 一、事實:林冠宗因另案涉犯賭博為警逮捕歸案,為避免通緝身 分為警發覺,竟基於違法利用個人資料、行使偽造私文書、偽 造署押之犯意,於民國113年8月27日18時17分許,在址設新 北市○○區○○路000號之新北市政府警察局中和分局景安派出 所,冒用其胞兄「李晉維」之名義,向警員謊稱其係「李晉 維」,並以背誦「李晉維」之年籍資料取信於員警,再以「 李晉維」名義應詢,接續在如附表編號1、2、5至7所示文件 ,偽造如附表編號1、2、5至7所示種類及數量之署押,及於 如附表編號3、4所示具有私文書性質之執行逮捕、拘禁告知 本人通知書及執行逮捕、拘禁告知親友通知書,偽造如附表 編號3、4所示種類及數量之署押,用以表示簽名人「李晉維 」經逮捕一事本人表明獲告知逮捕事由及毋庸通知親友之意 思,並持以交付承辦員警收執存卷而行使之,以此方式違法 利用李晉維之個人資料,均足生損害於李晉維及司法機關對 於犯罪偵查之正確性。嗣經新北市政府警察局中和分局比對 李晉維、林冠宗之指紋卡發現有異,始悉上情。  二、證據:  ㈠被告林冠宗於警詢、偵訊及本院準備程序中之自白  ㈡被告及被害人李晉維之指紋卡  ㈢新北市政府警察局中和分局113年8月27日調查筆錄(第1次)  ㈣權利告知書  ㈤執行逮捕、拘禁告知本人通知書  ㈥執行逮捕、拘禁告知親友通知書  ㈦搜索扣押筆錄  ㈧扣押物品目錄表  ㈨新北市政府警察局中和分局執行搜索、扣押在場人清冊1份  ㈩新北市政府警察局中和分局職務報告。 三、關於如附表所示各項文件欄位署押性質之認定:  ㈠按被告林冠宗除在如附表所示之文件上偽造「李晉維」名義 之署名外,部分或另有按捺其指印,因該指印同為代表冒用 者之姓名,其作用及效力與署押無異。又刑法第217條所稱 之「偽造署押」,係指行為人冒用本人名義在文件上簽名或 為民法第3條第3項所稱指印之類似簽名之行為者而言(最高 法院80年度台非字第277號判決意旨參照),故倘行為人係 以簽名之意,於文件上簽名,且該簽名僅在於表示簽名者個 人身份,以做為人格同一性之證明,除此之外,再無任何其 他用意者,即係刑法上所稱之「署押」,若於做為人格同一 性之證明外,尚有其他法律上之用意者(例如表示收受某物 之用意而成為收據之性質、表示對於某事項為同意之用意證 明),即應該當刑法上之「私文書」。再按司法警察或司法 警察官於詢問犯罪嫌疑人時所製作之詢問筆錄,係記載對於 犯罪嫌疑人之詢問及其陳述,其內容當然含有受詢問人之意 思表示,因該筆錄為公務員職務上所製作之文書,故為公文 書之一種。受詢問人雖在筆錄之末簽名、蓋章或按指印,以 擔保該筆錄之憑信性,但不能因此即認為該筆錄係受詢問人 所製作,而變更其公文書之性質。從而,被告在「警詢筆錄 」、「偵訊筆錄」上偽造署押,並未表示另外製作何種文書 ,不成立行使偽造私文書罪(最高法院91年度台非字第294 號判決意旨參照)。又於「執行逮捕、拘禁告知本人通知書 」、「執行逮捕、拘禁告知親友通知書」上偽造他人署押, 須視其偽造署押位置係在「收受人」欄或「被通知人」欄而 異其評價。申言之,若係在「收受人」欄偽造署押,因從形 式上觀察即可知悉係表示該等通知書已由被偽造署押人收受 之用意,當論以偽造私文書罪,至若係在「被通知人」欄偽 造署押,因僅係表明受通知者為何人,並非用以證明被偽造 署押人有收受該等通知書,則應成立偽造署押罪(最高法院 94年度第11次刑事庭會議決議意旨參照)。又於執行逮捕拘 禁告知親友通知書文件上偽造他人之簽名及指印,並載明不 用通知親友,由形式上觀之,已足表示被告係利用他人名義 ,表達已經收受執行逮捕拘禁告知親友通知書及不通知親友 ,該文件雖係警方事先印製,然被告既於其上簽名確認,足 認被告有將該文件內容採為自己一定意思表示之意,應屬刑 法第210條規定之私文書(最高法院99年度台上字第2967號 判決意旨參照)。  ㈡被告於如附表編號3所示執行逮捕、拘禁告知本人通知書上偽 造「李晉維」之簽名及指印,而該通知書上有「被通知人姓 名」欄及「簽名捺印」欄,被告於「被通知人姓名」欄及「 簽名捺印」欄上均偽造「李晉維」署名及按捺指印,以足表 彰「李晉維」本人表明獲告知逮捕事由,表示收受該通知書 之特定意思表示存在,當屬私文書,應該當偽造私文書;又 被告於如附表甲編號4所示執行逮捕、拘禁告知親友通知書 之「被通知人姓名」欄填載「不用通知」並在「簽名捺印」 欄偽造「李晉維」之簽名及指印,亦表達已經收受執行逮捕 拘禁告知親友通知書及不通知親友,亦當屬刑法第210條所 定私文書;被告於如附表編號3、4所示通知書上偽造「李晉 維」之署名及按捺指印後交予員警行使之行為,係犯刑法第 216條、第210條之行使偽造私文書罪。  ㈢至本件被告於如附表編號1、2、5、7所示之調查筆錄、權利 告知書、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表偽簽「李晉維」之 署名且捺指印,及於編號6所示之執行搜索扣押在場人清冊 按捺指印,僅為員警職務上記載之相關文書,被告在各該文 件上簽名或按捺指印,係為人格同一性之證明,無從認被告 藉此為何意思表示,而無其他法律上用意,自不具刑法私文 書之性質,是應僅該當偽造署押之行為。 四、論罪科刑:   ㈠核被告就如附表編號1、2、5至7所為,均係犯刑法第217條之 偽造署押罪、個人資料保護法第41條第1項違反同法第20條 第1項之非公務機關非法利用個人資料罪,起訴意旨漏未論 及附表編號6部分亦構成刑法第217條之偽造署押罪、個人資 料保護法第41條第1項違反同法第20條第1項之非公務機關非 法利用個人資料罪,惟此部分事實有新北市政府警察局中和 分局執行搜索、扣押在場人清冊存卷為佐(見偵查卷第18頁) ,且與附表編號1至5、7之犯罪事實間具有接續犯之實質上 一罪關係,應為起訴效力所及,本院自得併予審究;就如附 表編號3、4部分所為,均係犯刑法第刑法第216條、第210條 之行使偽造私文書罪、個人資料保護法第41條第1項違反同 法第20條第1項之非公務機關非法利用個人資料罪,被告此 部分偽造他人簽名、指印,均係偽造私文書之階段行為,其 偽造私文書後復持以行使,偽造私文書之低度行為應為行使 偽造私文書之高度行為所吸收,均不另論罪。  ㈡被告先後在如附表所示文件上偽造署押及非法利用個人資料 之行為,係出於同一隱匿身分、逃避法律責任之目的,基於 單一決意,於密接時、地實施,侵害同一法益,各行為之獨 立性極為薄弱,依一般社會健全觀念,難以強行分開,應視 為數個舉動之接續施行,屬接續犯,而為包括之一罪。被告 以接續之一行為同時觸犯行使偽造私文書、偽造署押、非公 務機關非法利用個人資料之3罪,為想像競合,應依刑法第5 5條之規定,從一重之非公務機關非法利用個人資料罪處斷 。    ㈢爰以行為人之責任為基礎,審酌被告因另案遭通緝,竟非法 利用其胞兄即被害人李晉維之個人資料,並冒名應訊,不僅 侵害被害人李晉維之隱私,更足使李晉維受刑事追訴及執行 之危險,妨害警察機關偵辦案件之正確性,浪費司法資源, 所為應予非難,兼衡被告之素行(見臺灣高等法院被告前案 紀錄表所載),犯罪之動機、目的(供稱因為當時其是通緝 身分,且母親年紀較大,要繳房租,其很緊張)、手段,暨 其智識程度為五專前三年肄業(依個人戶籍資料所載),自 陳家庭經濟狀況為勉持、職業為服務業(依調查筆錄所載) ,犯後坦承犯行態度尚佳,對被害人造成之損害程度等一切 情狀,量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折算標準, 以資懲儆。 五、按偽造之印章、印文或署押,不問屬於犯人與否,沒收之, 刑法第219條定有明文。又被告偽造之書類,既已交付於他 人收受,則該物非屬被告所有,除偽造書類上偽造之印文、 署押,應依刑法第219條予以沒收外,依同法第38條第3項之 規定,即不得再對各該書類諭知沒收(最高法院43年台上字 第747號判例要旨參照)。查被告於如附表所示文件上,偽 造如附表「偽造之署押及數量」欄所示之簽名共8枚及指印 共13枚,均屬偽造之署押,不問屬於犯人與否,均應依刑法 第219條之規定宣告沒收。又如附表編號3、4所示之私文書 ,被告既已交付員警而行使,已非被告所有,爰不予宣告沒 收,附此敘明。  六、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第1項(本件依刑事判決精簡原則,僅記載程序法條文) ,逕以簡易判決處刑如主文。 七、如不服本判決,得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴 狀,上訴於本院第二審合議庭(須附繕本)。 本案經檢察官邱綉棋提起公訴,檢察官高智美到庭執行公訴。 中  華  民  國  114  年  2   月  26  日          刑事第二十六庭法 官 陳明珠 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於送達後20日內敘明上訴理由,向本院提出上 訴狀,上訴於本院第二審合議庭 (應附繕本) 。其未敘述上訴理 由者,應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。                 書記官 王志成 中  華  民  國  114  年  2   月  26  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第210條 (偽造變造私文書罪) 偽造、變造私文書,足以生損害於公眾或他人者,處 5 年以下 有期徒刑。 中華民國刑法第216條 (行使偽造變造或登載不實之文書罪) 行使第 210 條至第 215 條之文書者,依偽造、變造文書或登載 不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第217條 偽造印章、印文或署押,足以生損害於公眾或他人者,處3年以 下有期徒刑。 盜用印章、印文或署押,足以生損害於公眾或他人者,亦同。 個人資料保護法第41條 意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益,而違反第6 條第1項、第15條、第16條、第19條、第20條第1項規定,或中央 目的事業主管機關依第21條限制國際傳輸之命令或處分,足生損 害於他人者,處5年以下有期徒刑,得併科新臺幣1百萬元以下罰 金。 附表: 編號 文書之種類 欄位之名稱 偽造之署押及數量 法律性質 1 新北市政府警察局中和分局113年8月27日第1次調查筆錄(見偵查卷第10至12頁) 應告知事項受詢問人欄 「李晉維」之簽名及指印各1枚 偽造署押 筆錄騎縫處 「李晉維」之指印共4枚 筆錄末端受詢問人欄 「李晉維」之簽名及指印各1枚 2 權利告知書(見偵查卷第13頁) 被告知人欄 「李晉維」之簽名及指印各1枚 偽造署押 3 新北市政府警察局中和分局執行逮捕、拘禁告知本人通知書(見偵查卷第14頁) 被通知人姓名欄 「李晉維」之簽名及指印各1枚 偽造私文書 簽名捺印欄 「李晉維」之簽名及指印各1枚 4 新北市政府警察局中和分局執行逮捕、拘禁告知親友通知書(見偵查卷第15頁) 簽名捺印欄 「李晉維」之簽名及指印各1枚 偽造私文書 5 新北市政府警察局中和分局搜索扣押筆錄(見偵查卷第17頁反面) 在場人欄 「李晉維」之簽名及指印各1枚 偽造署押 6 新北市政府警察局中和分局執行搜索、扣押在場人清冊(見偵查卷第18頁) 姓名欄 「李晉維」之指印1枚 偽造署押 7 新北市政府警察局中和分局扣押物品目錄表(見偵查卷第21頁) 所有人/持有人/保管人欄 「李晉維」之簽名及指印各1枚 偽造署押

2025-02-26

PCDM-113-審簡-1767-20250226-1

審易
臺灣新北地方法院

毒品危害防制條例

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度審易字第517號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 林雨築 上列被告因違反毒品危害防制條例案件,經檢察官提起公訴(10 8年度毒偵字第1561號),本院判決如下:   主 文 本件公訴不受理。   理 由 一、公訴意旨:被告林雨築前因施用毒品案件,經依臺灣新北地 方法院裁定送勒戒處所觀察、勒戒後,認無繼續施用毒品之 傾向,於民國107年12月4日執行完畢釋放出所,並經本署檢 察官以107年度毒偵緝第458號、107年度毒偵字第11946號為 不起訴處分確定。詎其仍未戒除毒癮,於前揭觀察勒戒執行 完畢釋放後5年內,復基於施用第二級毒品之犯意,於108年 1月11日0時10分為警採尿往前回溯96小時內之某時,在不詳 處所,以不詳方式,施用第二級甲基安非他命1次。嗣於108 年1月10日23時5分許,為警在新北市○○區○○街00號對面停車 場偵辦另案毒品案件,經警徵得在場之林雨築同意採集其尿 液送驗,結果呈甲基安非他命、安非他命陽性反應,因認被 告係犯毒品危害防制條例第10條第2項之施用第二級毒品等 罪嫌等語。 二、按被告死亡者,法院應諭知不受理之判決;又法院諭知不受   理之判決,得不經言詞辯論為之,刑事訴訟法第303條第5款   、第307條分別定有明文。 三、經查:本案經檢察官提起公訴並於108年7月12日繫屬於本院 後,被告業於114年1月7日死亡乙節,有本案之本院收狀戳 、被告個人基本資料(特殊記事欄記載死亡)各1紙在卷可佐 。依照上開說明,本件爰不經言詞辯論,逕為不受理之判決 。     據上論斷,應依刑事訴訟法第303條第5款、第307條,判決如主 文。 本案經檢察官許智鈞偵查起訴,檢察官高智美到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  26  日          刑事第二十六庭法 官陳明珠 上列正本證明與原本無異。          如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上ㄓ訴書狀,並 應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切 勿逕送上級法院」。                 書記官王志成 中  華  民  國  114  年  2   月  26  日

2025-02-26

PCDM-114-審易-517-20250226-1

審交簡
臺灣新北地方法院

過失傷害

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 113年度審交簡字第657號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 莊錦林 選任辯護人 劉川淵律師(法律扶助律師) 上列被告因過失傷害案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第3 3511號),因被告自白犯罪,本院認宜以簡易判決處刑,判決如 下:   主 文 莊錦林犯過失傷害罪,處拘役參拾日,如易科罰金,以新臺幣壹 仟元折算壹日。   事實及理由 一、本件犯罪事實、證據及應適用法條,除下列事項應予補充更 正外,其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載:  ㈠起訴書犯罪事實欄一、倒數第1行「等傷害。」等字後補充記 載:「嗣莊錦林肇事後,於有偵查犯罪權限之機關或公務員 發覺其犯罪前,即向前往現場處理之內政部警政署國道公路 警察局警員林家群承認肇事並接受裁判。」  ㈡證據部分補充如下:   ⒈被告於本院準備程序時之自白。   ⒉被告之道路交通事故談話紀錄表(偵卷第39頁)。 二、辯護人雖請求依刑法第59條規定減刑等語,惟刑法第59條酌 量減輕其刑,乃實體法上賦予法院得為裁量之事項,且以於 犯罪之情狀,在客觀上足以引起一般人之同情,認為即予宣 告法定最低度刑期,猶嫌過重者,始有其適用。被告所犯之 過失傷害罪最低刑度為罰金刑,且依其本案犯行過失情節、 造成之實害結果觀之,並無犯罪情狀顯可憫恕之情,自無適 用刑法第59條之餘地。 三、爰以行為人之責任為基礎,審酌被告駕駛自用小貨車上路, 本應謹慎注意遵守交通規則,以維護其他用路人及本身之安 全,竟未與前方車輛保持安全距離並隨時注意車前狀況,而 追撞同向右前方由告訴人駕駛之自用小客車,致生本件車禍 事故,並造成告訴人身體傷害,其有違背注意義務之過失責 任甚明。而告訴人就本件車禍案件對被告提起之民事賠償訴 訟,此經本院113年度重簡字第834號民事判決判處被告應給 付告訴人新臺幣(下同)168,969元確定,經告訴人聲請強制 執行後,被告業已於民國114年1月9日給付17萬6,565元(有 上開民事判決資料、本院114年民執字第57號收據影本等在 卷可證),被告應有悔意,兼衡被告國中畢業之智識程度( 依個人戶籍資料所載)、自陳貧寒之家庭經濟狀況(依調查 筆錄所載),現職業為送貨員,於114年1月10日遭公司資遣 ,須扶養年邁的母親及尚在就學的次子(見被告113年12月2 5日刑事答辯狀第2頁),犯後坦承犯行之態度,告訴人所受 傷害之程度尚非嚴重及告訴人對本案表示之意見(陳稱因為 我還有請律師等其他費用之損失,所以我另外要求被告賠償 ,刑度請依法審酌;見本院113年12月25日準備程序筆錄第2 頁至第2頁、本院公務電話紀錄)等一切情狀,量處如主文 所示之刑,並諭知易科罰金之折算標準,以資懲儆。 四、另被告辯護人請求考量上情給予被告為緩刑之宣告等語,然 緩刑屬於刑罰權作用之一環,具有刑罰權之具體效應,亦即 犯罪行為人因其犯罪行為而受論罪科刑,具有明確之刑罰宣 示,但因基於刑事政策考量,認為其不需進入機構性處遇接 受刑罰之執行較為適當,乃設定一定觀察期間,並配合緩刑 期內附條件機制。法院對犯罪行為人宣告緩刑時,應考量犯 罪行為人與被害人關係修復情形、該犯罪行為對於法益之侵 害程度,倘犯罪行為人未能補償被害者所受損害,復無暫不 執行刑罰為適當之情形,即不宜宣告緩刑,否則,不僅對犯 罪行為人不足生警惕之效,更無法反映犯罪行為人犯行侵害 法益之嚴重性,亦難以達到刑法應報、預防、教化之目的。 是以,本件被告雖事後依民事判決結果給付金額,惟告訴人 迄今仍無法原諒被告,被告既尚未取得告訴人之諒解,本院 認不宜予以緩刑諭知,附此指明。 五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項(本件 依刑事判決精簡原則,僅記載程序法條文),逕以簡易判決 處刑如主文。 六、如不服本判決,得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴 狀,上訴於本院第二審合議庭(須附繕本)。 本案經檢察官楊景舜提起公訴,檢察官高智美到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  26  日          刑事第二十六庭 法 官 陳明珠 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於送達後20日內敘明上訴理由,向本院提出上 訴狀,上訴於本院第二審合議庭 (應附繕本) 。其未敘述上訴理 由者,應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。                  書記官 王志成 中  華  民  國  114  年  2   月  26  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第284條 因過失傷害人者,處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金 ;致重傷者,處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金。 附件:     臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書                   113年度偵字第33511號   被   告 莊錦林 男 52歲(民國00年0月00日生)             住○○市○○區○○街000巷0號3樓             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因過失傷害案件,業經偵查終結,認應提起公訴,茲將 犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、莊錦林於民國113年1月11日19時36分許,駕駛車牌號碼0000 -00號自用小貨車,沿國道1號高速公路高架輔助內側車道由 北往南行駛,行經國道1號南向高架30公里700公尺輔助外側 車道時,本應注意後車與前車之間應保持隨時可以煞停之距 離,且應注意車前狀況,並隨時採取必要之安全措施,以防 免追撞事故發生,而依當時等情狀,並無不能注意之情事, 竟疏未注意及此,未與前方車輛保持安全距離,而追撞同向 右前方由陳朝鎰所駕駛之車牌號碼0000-00號自用小客車之 左後側,致陳朝鎰受有胸壁挫傷、頸部扭傷、右側膝部挫傷 等傷害。 二、案經陳朝鎰訴由內政部警政署國道公路警察局第一公路警察 大隊函送偵辦。     證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實 編號     證據名稱      待證事實 1 被告莊錦林於警詢及偵查中之供述 坦承未保持安全行車距離,導致本案車禍事故發生之事實。 2 告訴人陳朝鎰於警詢及偵查中之指訴 佐證全部犯罪事實。 3 道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表㈠㈡各1份、車損照片18張、道路交通事故初步分析研判表 證明被告於上開時、地,駕駛車牌號碼0000-00號自用小貨車,追撞右前方告訴人所駕駛之車牌號碼0000-00號自用小客車之事實。 4 天成醫療社團法人天晟醫院診斷證明書(乙種) 證明告訴人受有犯罪事實欄所載傷害之事實。 二、核被告莊錦林所為,係犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌 。其於肇事後,犯罪偵查機關未發覺前,即親自前往警察機 關報案,報名肇事人姓名、地點,此有道路交通事故肇事人 自首情形記錄表1張在卷可按,請依刑法第62條本文減輕其刑 。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此 致 臺灣新北地方法院 中  華  民  國  113  年  10  月  30  日                檢 察 官 楊景舜 本件正本證明於原本無異 中  華  民  國  113  年  11  月  7   日                書 記 官 龔哲宏 所犯法條   中華民國刑法第284條 因過失傷害人者,處 1 年以下有期徒刑、拘役或 10 萬元以下 罰金;致重傷者,處 3 年以下有期徒刑、拘役或 30 萬元以下 罰金。

2025-02-26

PCDM-113-審交簡-657-20250226-1

審簡
臺灣新北地方法院

竊盜

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第1801號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 楊國男 上列被告因竊盜案件,經檢察官提起公訴(113年度偵緝字第593 1號),因被告自白犯罪,本院認宜以簡易判決處刑,判決如下 :   主 文 楊國男犯竊盜罪,處罰金新臺幣伍仟元,如易服勞役,以新臺幣 壹仟元折算壹日。緩刑貳年。   事實及理由 一、本件犯罪事實、證據及所犯法條,除證據補充「被告於本院 準備程序時之自白」、「車牌號碼000-000號普通重型機車 之車輛詳細資料報表」(見偵卷第9頁)外,其餘均引用如 附件檢察官起訴書之記載。 二、爰以行為人之責任為基礎,審酌被告不思以正途賺取所需, 率爾竊取他人財物,侵害他人財產權,顯然欠缺尊重他人財 產權之觀念,所為誠屬不該,惟念及其犯後坦承犯行,並已 當場賠償告訴人新臺幣(下同)500元(有本院113年度司附 民移調字第1376號調解筆錄在卷可稽),應有悔意。兼衡其 犯罪之動機、目的、徒手竊取之手段、所竊財物價值不高, 審其為高職肄業之智識程度(依個人戶籍資料所載),自陳 家庭經濟狀況為勉持、職業為送貨員,及告訴人於本案表示 之意見(陳稱願原諒被告,請求從輕量刑,見本院113年12 月25日準備程序筆錄第2頁至第3頁)等一切情狀,量處如主 文所示之刑,並諭知易服勞役之折算標準,以資懲儆。末查 ,被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告,有臺灣 高等法院被告前案記錄表在卷可參,其因一時失慮致罹刑典 ,惟犯後已坦承犯行,且業如前述,被告已與告訴人達成和 解並已賠償完畢,告訴人亦同意給予被告緩刑之機會,有本 院上開調解筆錄在卷可參,堪認確有悔意,經此偵審程序之 進行及罪刑宣告之教訓,應能知所警惕,信無再犯之虞,本 院因認對被告所宣告之刑以暫不執行為適當,爰依刑法第74 條第1項第1款規定併予宣告緩刑2年,以啟自新。 三、沒收部分:被告就本案所竊之物所示,其價值為350元,原 應依刑法第38條之1第1項前段規定沒收,惟如前所述,被告 已賠償告訴人500元,已超過其犯罪所得,本院認已達到沒 收制度剝奪被告犯罪所得之立法目的,如再諭知沒收對被告 顯屬過苛,爰依刑法第38條之2第2項規定不再宣告沒收。     四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項(本件 依刑事判決精簡原則,僅記載程序法條文),逕以簡易判決 處刑如主文。 五、如不服本判決,應於判決送達後20日內,向本庭提出上訴狀 ,上訴於本院第二審合議庭(須附繕本)。 本案經檢察官林鈺瀅提起公訴,檢察官高智美到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  26  日          刑事第二十六庭 法 官 陳明珠 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於送達後20日內敘明上訴理由,向本院提出上 訴狀,上訴於本院第二審合議庭 (應附繕本) 。其未敘述上訴理 由者,應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。                  書記官 王志成 中  華  民  國  114  年  2   月  26  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。 附件: 臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書                   113年度偵緝字第5931號   被   告 楊國男 男 57歲(民國00年0月0日生)             住○○市○○區○○街00巷0號3樓             居新北市○○區○○○路000巷00號5              樓             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因竊盜案件,已經偵查終結,認應提起公訴,茲將犯罪 事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、楊國男意圖為自己不法之所有,基於竊盜之犯意,於民國11 2年10月28日11時56分許,騎乘車牌號碼000-000號普通重型 機車(下稱本案機車),前往陳宏坤經營位在新北市○○區○○路 0段00號之蘋果村水果城,徒手竊得價值新臺幣350元之花生 1包後,騎乘本案機車離去。 二、案經陳宏坤訴請新北市政府警察局三重分局函送偵辦。     證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實: 編號 證據名稱 待證事實 1 被告楊國男於偵查中之陳述。 被告坦承伊於前揭時、地,未結帳花生1包即離去,惟矢口否認有何竊盜犯行,辯稱:我當下還有買其他水果,有結帳水果,只是忘記結帳花生云云。 2 告訴人陳宏坤於警詢中之指證。 佐證被告於前揭時、地,未結帳花生即離去之事實。 3 證人楊國鑫於警詢中之證述。 佐證本案機車是被告騎乘前往蘋果村水果城之事實。 4 監視錄影畫面暨現場照片1份。 佐證被告斯時僅手持花生1包,並無其他物品,且未結帳之上開全部事實。 二、核被告楊國男所為,係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。被 告竊取花生1包係其犯罪所得,請依刑法第38條之1第1項、 第3項規定,宣告沒收,並於全部或一部不能沒收或不宜執 行沒收時,追徵其價額。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此 致 臺灣新北地方法院 中  華  民  國  113  年  10  月  18  日                檢 察 官 林鈺瀅

2025-02-26

PCDM-113-審簡-1801-20250226-1

審簡
臺灣新北地方法院

傷害

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第1621號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 潘仁正 上列被告因傷害案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第14922 號),而被告自白犯罪,本院認宜以簡易判決處刑,判決如下:   主 文 潘仁正犯傷害罪,處拘役肆拾日,如易科罰金,以新臺幣壹仟元 折算壹日。   事實及理由 一、本件犯罪事實、證據及應適用之法條,除犯罪事實欄一、倒 數第1行「、腰痛」之記載應予刪除,及證據部分補充「被 告潘仁正於本院準備程序中之自白」及「本件卷附天主教輔 仁大學附設醫院113年1月28日所出具之診斷證明書(見偵查 卷第9頁)診斷欄雖記載有腰痛,惟告訴人傅錦村於警、偵訊 先後均證述被告係徒手毆打伊左臉等語一致,且告訴人於偵 訊時證稱伊有脊椎方面的身心障礙,因為先前開過刀等語, 是不能排除告訴人受有腰痛之傷害係原本脊椎之舊疾,且無 其他證據證明告訴人受有腰痛之傷害係被告毆打告訴人左臉 所致,故本院認告訴人因被告傷害行人受有腰痛部分尚難證 明,附此敘明」外,其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載 。 二、爰以行為人之責任為基礎,審酌被告僅因社區停車位糾紛, 竟不思控制自己情緒,徒手毆打告訴人,造成告訴人受有傷 害,其暴力行為顯不足取,兼衡被告無前科紀錄(有臺灣高 等法院被告前案紀錄表在卷可憑),犯罪之動機、目的,手 段,智識程度為國中畢業(依被告之個人戶籍資料所載), 自陳家庭經濟狀況為小康,已退休(依調查筆錄所載),犯後 終能坦承犯行,告訴人所受傷害之程度,迄今尚未賠償告訴 人之損害或與之達成和解,及告訴人對本案之意見(陳稱沒 有調解意願,請從重量刑等語,見告訴人113年10月23日陳 報狀所載),且業已提起刑事附帶民事訴訟等一切情狀,量 處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折算標準,以資懲儆 。 三、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項(本件依 刑事判決精簡原則,僅記載程序法條文),逕以簡易判決處 刑如主文。   四、如不服本判決,得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴 狀,上訴於本院第二審合議庭(須附繕本)。 本案經檢察官陳佳伶提起公訴,檢察官高智美到庭執行公訴。 中  華  民  國  114  年  2   月  26  日          刑事第二十六庭 法 官 陳明珠 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於送達後20日內敘明上訴理由,向本院提出上 訴狀,上訴於本院第二審合議庭 (應附繕本) 。其未敘述上訴理 由者,應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。                  書記官 王志成 中  華  民  國  114  年  2   月  26  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第277條 傷害人之身體或健康者,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以 下罰金。 犯前項之罪,因而致人於死者,處無期徒刑或7年以上有期徒刑 ;致重傷者,處3年以上10年以下有期徒刑。 附件: 臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書                   113年度偵字第14922號   被   告 潘仁正 男 64歲(民國00年0月00日生)             住○○市○○區○○路000巷00弄00             號11樓             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因傷害案件,業經偵查終結,認應提起公訴,茲將犯罪 事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、潘仁正與傅錦村均為居住於址設新北市新莊區中平路(地址 詳卷)之「法國勳章」社區(下稱本案社區)住戶,潘仁正 於民國113年1月27日13時10分許,在本案社區B區管理室內 ,因故對傅錦村心生不滿,遂基於傷害犯意,自傅錦村後方 ,徒手以拳頭毆打傅錦村臉部,致傅錦村因而受有左臉挫傷 、頭暈、左側頭部及左耳鈍挫傷、暈眩、腰痛之傷害。 二、案經傅錦村訴由新北市政府警察局新莊分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實: 編號 證據名稱 待證事實 1 被告潘仁正於警詢及偵查中之供述 被告於上開時地,致告訴人受有上開傷害之事實。 2 證人即告訴人傅錦村於警詢及偵查中之證述 全部犯罪事實。 3 監視錄影畫面擷取照片6張 被告於上開時地,自告訴人後方,徒手以拳頭毆打告訴人臉部之事實。 4 天主教輔仁大學附設醫院診斷證明書、衛生福利部臺北醫院診斷證明書 告訴人受有左臉挫傷、頭暈、左側頭部及左耳鈍挫傷、暈眩、腰痛之傷害之事實。 二、核被告所為,係犯刑法第277條第1項之傷害罪嫌。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此 致 臺灣新北地方法院 中  華  民  國  113  年  8   月  12  日                檢 察 官 陳 佳 伶

2025-02-26

PCDM-113-審簡-1621-20250226-1

審金訴
臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第3874號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 李啟豪 上列被告因詐欺等案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第501 34號),本院判決如下:   主 文 李啟豪犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年參月。未扣 案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜 執行沒收時,追徵其價額。未扣案偽造如附表所示之印文、署押 及「陳宏明」印章壹顆均沒收。   事實及理由 壹、查被告李啟豪所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上 有期徒刑以外之罪,其於準備程序中就被訴事實為全部有罪 之陳述。經告知簡式審判程序之旨,並聽取其與檢察官之意 見後,本院認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處,爰 依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1之規定,裁定 進行簡式審判程序。 貳、本件犯罪事實及證據,除下列事項應予補充更正外,其餘均 引用如附件檢察官起訴書之記載: 一、犯罪事實欄一、第10行「可下車聯巨APP」之記載應更正為 「可下載聯巨APP」。 二、犯罪事實欄一、第14至18行「已蓋有偽造『聯巨投資股份有 限公司』印文及署押之『聯巨投資股份有限公司有價證券專用 帳戶』收據、『聯巨投資第八期操作契約書』、『陳宏明』私章 ,並在其上偽簽及蓋印『陳宏明』假名之署押及印文」應補充 更正為「已蓋有偽造『聯巨投資股份有限公司』印文及有價證 券專用章印文、『莊宏仁』印文之『聯巨投資股份有限公司有 價證券專用帳戶』收據1張、『陳宏明』印章1顆及已蓋有『聯巨 投資股份有限公司』、『薛立言』印文之『聯巨投資第八期操作 契約書』1份,李啟豪並在上開聯巨公司收據上偽簽及蓋印『 陳宏明』假名之署押及印文」(見偵卷第19頁至第20頁)。 三、證據部分補充「被告於本院準備程序時之自白」。 參、新舊法比較、法律適用說明: 一、按行為後法律有變更者,適用行為時之法律。但行為後之法 律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2 條第1項定有明文。又按行為後法律有變更,致發生新舊法 比較適用者,除易刑處分係刑罰執行問題,及拘束人身自由 之保安處分,因與罪刑無關,不必為綜合比較外,比較時應 就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯 、結合犯,以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因( 如身分加減)與加減例等一切情形,綜其全部罪刑之結果而 為比較,並予整體之適用,不能割裂而分別適用有利之條文 (最高法院103年度台上字第4418號判決意旨參照)。 二、詐欺犯罪危害防制條例部分:  ㈠刑法第339條之4雖於民國112年5月31日修正公布,並於同年0 月0日生效施行,惟僅增列第1項第4款「以電腦合成或其他 科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯 之」之加重事由;另詐欺犯罪危害防制條例第43條增訂特殊 加重詐欺取財罪,並明定:「犯刑法第339條之4之罪,詐欺 獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元者,處3年以上10 年以上有期徒刑,得併科新臺幣3千萬元以下罰金。因犯罪 獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者,處5年以上12年 以下有期徒刑,得併科新臺幣3億以下罰金」觀諸上開規定 ,係依行為人之行為態樣,而特設之加重處罰,法定本刑亦 經加重,屬刑法分則加重之性質,與原定刑法第339條之4第 1項第2款之犯罪類型有異,自屬犯罪類型變更,成為另一獨 立之罪名。因被告行為時,前揭加重處罰規定尚未生效施行 ,故依刑法第1條前段規定,被告本件犯行仍應適用刑法第3 39條之4第1項第2款之規定論處。  ㈡同條例第47條規定:「犯詐欺犯罪,在偵查及歷次審判中均 自白,如有犯罪所得,自動繳交其犯罪所得者,減輕其刑; 並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得,或 查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者,減輕或 免除其刑」,刑法詐欺罪章對偵審中自白原無減刑規定,前 開修正之法律增加減刑之規定顯有利於被告,依刑法第2條 第1項但書規定,自得予適用。 三、洗錢防制法之修正比較:     按被告行為後,洗錢防制法相關規定業經修正,於113年7月 31日公布施行,自同年0月0日生效。茲比較新舊法如下:  ㈠113年7月31日修正公布前之洗錢防制法第14條第1項原規定: 「有第2條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科 新臺幣5百萬元以下罰金」,修正後條文則移列為洗錢防制 法第19條第1項,並規定為:「有第2條各款所列洗錢行為者 ,處3年以上10年以下有期徒刑,併科新臺幣1億元以下罰金 。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者,處6月以 上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元以下罰金」;而就 減刑規定部分,113年7月31日修正前規定:「犯前4條之罪 ,在偵查及歷次審判中均自白者,減輕其刑」,113年7月31 日修正公布之洗錢防制法則將該條次變更為第23條第3項, 並規定:「犯前4條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者, 如有所得並自動繳交全部所得財物者,減輕其刑;並因而使 司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利 益,或查獲其他正犯或共犯者,減輕或免除其刑」。  ㈡經查,被告本案所犯洗錢犯行,其洗錢之財物或財產上利益 未達新臺幣(下同)1億元,是修正後洗錢防制法第19條第1 項後段所規定之法定最高本刑(有期徒刑5年)較修正前洗 錢防制法第14條第1項規定之法定最高本刑(有期徒刑7年) 為輕,且本案洗錢行為之前置重大不法行為係刑法339條之4 第1項第2款之加重詐欺罪,依修正前洗錢防制法第14條第3 項規定,其宣告刑不得超過前揭加重詐欺罪之最重本刑7年 ,自以修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定較有利於 被告,是經綜合比較上述各條文修正前、後之規定,自整體 以觀,應認現行洗錢防制法對被告較為有利,依刑法第2條 第1項但書規定,應一體適用修正後之洗錢防制法第19條第1 項後段及同法第23條第3項前段規定。 四、核被告本案犯行,係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以 上共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文 書及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。   五、被告與真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「李雅雯」、 「蔡美玲」等人及其所屬詐欺集團成員間,有犯意聯絡及行 為分擔,為共同正犯。被告與本案詐欺集團成員,委託不詳 之人偽刻「陳宏明」印章,為間接正犯(見偵卷第141頁) 。其等在本案收據及操作契約書上偽造「聯巨投資股份有限 公司」、「莊宏仁」、「薛立言」印文及、「陳宏明」署押 及印文之行為,均係偽造私文書之部分行為,而偽造私文書 後復持以行使,其偽造之低度行為為行使之高度行為所吸收 ,均不另論罪。 六、被告本件犯行,係以一行為同時觸犯3罪名,為想像競合犯 ,依刑法第55條前段之規定,從一重論以三人以上共同詐欺 取財罪處斷。 七、有無刑之減輕事由:   按詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定:「犯詐欺犯罪, 在偵查及歷次審判中均自白,如有犯罪所得,自動繳交其犯 罪所得者,減輕其刑」;次按修正後洗錢防制法第23條第3 項規定:「犯前四條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者, 如有所得並自動繳交全部所得財物者,減輕其刑」查被告於 偵查及本院審理時均自白上開加重詐欺犯行不諱,並自承有 拿到報酬1,000元,是被告本案獲有1,000元之不法所得,惟 其並未繳納犯罪所得(詳後述),故被告就所犯加重詐欺罪 及洗錢罪,無從適用減輕規定。 肆、科刑: 一、爰以行為人之責任為基礎,審酌被告正值青年,不思以正當 途徑賺取財物,竟貪圖不法利益,加入本案詐欺集團擔任車 手,負責向被害人面交詐欺款項,不僅製造金流斷點,增加 犯罪查緝之困難,更助長詐騙歪風,危害社會治安與金融秩 序,應予非難,兼衡其犯罪之動機、目的(供稱缺錢花用, 才會兼差做詐騙工作)、手段、致告訴人受有150萬元之損 害,於本案之分工及參與程度、獲取報酬1,000元,犯後始 終坦承犯行,態度尚稱良好,暨其為高職肄業之智識程度( 依個人戶籍資料所載),自陳未婚、沒有小孩,入監前從事 地板業,家庭經濟狀況為勉持,尚有父親需要其扶養之生活 狀況,等一切情狀,量處如主文所示之刑,以資懲儆。 二、按刑法第55條但書規定之立法意旨,既在於落實充分但不過 度之科刑評價,以符合罪刑相當及公平原則,則法院在適用 該但書規定而形成宣告刑時,如科刑選項為「重罪自由刑」 結合「輕罪併科罰金」之雙主刑,為免倘併科輕罪之過重罰 金刑產生評價過度而有過苛之情形,允宜容許法院依該條但 書「不得『科』以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑」之意旨, 如具體所處罰金以外之較重「徒刑」(例如科處較有期徒刑 2月為高之刑度),經整體評價而認並未較輕罪之「法定最 輕徒刑及併科罰金」(例如有期徒刑2月及併科罰金)為低 時,得適度審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行 為人之資力、因犯罪所保有之利益,以及對於刑罰儆戒作用 等各情,在符合比例原則之範圍內,裁量是否再併科輕罪之 罰金刑,俾調和罪與刑,使之相稱,且充分而不過度。析言 之,法院經整體觀察後,基於充分評價之考量,於具體科刑 時,認除處以重罪「自由刑」外,亦一併宣告輕罪之「併科 罰金刑」,抑或基於不過度評價之考量,未一併宣告輕罪之 「併科罰金刑」,如未悖於罪刑相當原則,均無不可(最高 法院111年度台上字第977號判決要旨參照)。本件被告想像 競合所犯輕罪即一般洗錢罪部分,有「應併科罰金」之規定 ,本院適度審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行 為人之資力、因犯罪所保有之利益,以及對於刑罰儆戒作用 等各情,在符合比例原則之範圍內,裁量不再併科輕罪之罰 金刑,俾調和罪與刑,使之相稱,充分而不過度,併予敘明 。 三、沒收:  ㈠偽造之印章、印文或署押,不問屬於犯人與否,沒收之,刑 法第219條定有明文。又被告偽造之書類,既已交付於被害 人收受,則該物非屬被告所有,除偽造書類上偽造之印文、 署押,應依刑法第219條予以沒收外,依同法第38條第3項之 規定,即不得再對各該書類諭知沒收(最高法院43年度台上 字第747號判決意旨參照)。查未扣案如附表所示之印文及 署押,以及「陳宏明」印章1顆(見偵卷第13頁、第141頁) ,均係偽造,不問屬於犯人與否,均應依刑法第219條之規 定宣告沒收。至偽造之「聯巨投資股份有限公司有價證券專 用帳戶」收據1張、「聯巨投資第八期操作契約書」1份,業 經被告交付予告訴人收執,已非被告所有,爰不予宣告沒收 ,附此敘明。  ㈡被告於警詢、偵查及本院審理時,均坦承本案獲得報酬為1,0 00元(見偵卷第16頁、第141頁、本院114年1月15日準備程 序筆錄第2頁),該1,000元為其犯罪所得,應依刑法第38條 之1第1項前段及第3項規定宣告沒收,並於全部或一部不能 沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。  ㈢按沒收適用裁判時之法律,刑法第2條第2項定有明文。查被 告行為後,洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或 財產上利益之規定,業經修正為同法第25條第1項規定,於1 13年7月31日公布,同年0月0日生效施行,自應適用裁判時 即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。次按洗錢 防制法第25條第1項規定:「犯第19條、第20條之罪,洗錢 之財物或財產上利益,不問屬於犯罪行為人與否,沒收之。 」本條係採義務沒收主義,對於洗錢標的之財物或財產上利 益,不問是否屬於行為人所有,均應依本條規定宣告沒收。 又本條係針對洗錢標的所設之特別沒收規定,然如有不能或 不宜執行沒收時之追徵、過苛審核部分,則仍應回歸適用刑 法相關沒收規定。從而,於行為人就所隱匿、持有之洗錢標 的,如已再度移轉、分配予其他共犯,因行為人就該洗錢標 的已不具事實上處分權,如仍對行為人就此部分財物予以宣 告沒收,尚有過苛之虞,宜僅針對實際上持有、受領該洗錢 標的之共犯宣告沒收,以符個人責任原則。查被告於本案收 取告訴人所交付之150萬元後,已將贓款丟包到面交地點附 近的公園廁所的水箱上,任由詐欺集團其他上游成員取走, 業據被告於警詢及偵查中供述明確(見偵卷第14頁至第15頁 、第141頁),被告就此部分之洗錢標的已不具有事實上之 處分權,如仍對被告宣告沒收已移轉予其他共犯之財物,實 有過苛之情,爰不依洗錢防制法第25條第1項規定,對被告 宣告沒收此部分洗錢財物,附此敘明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第310條之2(本件依刑事判決精簡原則,僅記載程序法條文 ),判決如主文。 本案經檢察官何國彬提起公訴,檢察官高智美到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  25  日          刑事第二十六庭 法 官 陳明珠 上列正本證明與原本無異。          如不服本判決,應於判決送達後20日內敘明上訴理由,「向本院 」提出上訴狀(均須按他造當事人之人數附繕本),上訴於臺灣 高等法院。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日內向 本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。                  書記官 王志成 中  華  民  國  114  年  2   月  25  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第210條 (偽造變造私文書罪) 偽造、變造私文書,足以生損害於公眾或他人者,處5年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第216條 (行使偽造變造或登載不實之文書罪) 行使第210條至第215條之文書者,依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科1百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 (修正後)洗錢防制法第19條     有第二條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑, 併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣1億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表: 編號 偽造文件名稱 偽造署押欄位 偽造之印文及數量 卷證出處 1 「聯巨投資股份有限公司有價證券專用帳戶」收據 公司名稱欄 「聯巨投資股份有限公司」印文1枚 偵卷第19頁 法人章欄 「莊宏仁」印文1枚 有價證券專用章欄 「聯巨投資股份有限公司 投資有價證券 統一編號:00000000 新北市○○區○○里○○路0段000號15樓」印文1枚 經辦人 「陳宏明」署押1枚、印文1枚 2 聯巨投資第八期操作契約書 頁面中間 「薛立言」印文3枚 偵卷第20頁 最末頁立契約人甲方董事欄 「薛立言」印文1枚、「聯巨投資股份有限公司」印文1枚 附件: 臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書                   113年度偵字第50134號   被   告 李啟豪 男 19歲(民國00年00月00日生)             住屏東縣○○鄉○○路00號             (另案在押)             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因詐欺等案件,業經偵查終結,認應提起公訴,茲將犯 罪事實及證據並所犯法條敘述如下:     犯罪事實 一、李啟豪於民國113年6月20日,經由臉書社團「偏門找工作」 加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「李雅雯」、「 蔡美玲」等人組成之詐欺集團,擔任面交車手,負責收取詐 騙所得款項交付上游,李啟豪因而可獲得領款金額1%至2%之 報酬。嗣李啟豪即與詐欺集團其他成員共同意圖為自己不法 之所有,基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢、偽造文書之 犯意聯絡,由本案詐欺集團不詳成員以暱稱「李雅雯」在臉 書刊登贈書資訊,嗣王信惠瀏覽上開廣告信以為真,點擊某 連結後與通訊軟體LINE暱稱「李雅雯」、「蔡美玲」等人聯 繫,上開詐騙集團成員復再對王信惠誆稱:可下車聯巨APP 投資獲利頗豐,且另須簽立保密協議,始可提領投資金額等 語,致其陷於錯誤,雙方約定於113年6月24日12時許,在新 北市○○區○○路0段000號前簽署契約並面交款項,李啟豪則自 不詳詐欺集團成員取得已蓋有偽造「聯巨投資股份有限公司 」印文及署押之「聯巨投資股份有限公司有價證券專用帳戶 」收據、「聯巨投資第八期操作契約書」、「陳宏明」私章 ,並在其上偽簽及蓋印「陳宏明」假名之署押及印文,且依 詐欺集團某不詳成員指示佯裝為聯巨投資專員,於約定時間 前往上址,並在王信惠駕駛之車牌號碼000-0000號自用小客 車上,交付上開收據、操作契約書而行使之,並收取新臺幣 (下同)150萬元,李啟豪取得上開款項後,旋依指示將收 取款項放置於新北市樹林區某公園廁所內,以此方式掩飾、 隱匿詐欺犯罪所得之來源、去向,李啟豪因而獲利1000元。 二、案經王信惠訴由新北市政府警察局土城分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、證據清單暨待證事實 編號 證據名稱 待證事實 1 被告李啟豪於警詢及偵查中之自白 ⒈被告李啟豪坦承於113年6月24日前某時許,依指示在不詳某處取得已蓋有偽造「聯巨投資股份有限公司」印文及署押之「聯巨投資股份有限公司有價證券專用帳戶」收據、「聯巨投資第八期操作契約書」、「陳宏明」私章,並偽簽及蓋印「陳宏明」假名之署押及印文,旋在新北市○○區○○路0段000號前,告訴人王信惠之車上面交150萬元之事實。 ⒉被告就加重詐欺、洗錢犯行認罪。 2 告訴人王信惠於警詢時之指訴 證明全部犯罪事實。 3 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、「聯巨投資股份有限公司有價證券專用帳戶」收據、「聯巨投資第八期操作契約書」、告訴人提出之通訊軟體對話紀錄 證明全部犯罪事實。 二、按行為後法律有變更者,適用行為時之法律,但行為後之法 律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後,洗錢防制法業經修正, 於113年7月31日公布,並自同年8月2日起生效施行。修正前 洗錢防制法第14條第1項係規定:「有第2條各款所列洗錢行 為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺幣5百萬元以下罰金。 」,修正後洗錢防制法第19條第1項係規定:「有第2條各款 所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併科新臺 幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元 以下罰金。」。經比較新舊法,修正後洗錢防制法第19條第 1項後段之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑,而屬得易 科罰金之罪,應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規 定較有利於被告,依刑法第2條第1項但書規定,應適用修正 後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。 三、核被告所為,係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財、同法第216條、第210條之行使偽造私文書、 違反修正後洗錢防制法第2條第2款而犯修正後同法第19條第 1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告偽造私文書之低度行為, 為行使偽造私文書之高度行為吸收,均不另論罪。被告與上 開詐欺集團成員間具有犯意聯絡及行為分擔,請論以共同正 犯。又被告係以一行為觸犯上開數罪名,為想像競合犯,請 依刑法第55條前段規定從一重之刑加重詐欺取財罪處斷。至 本案被告犯罪所得,請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告 沒收,並請依刑法第38條之1第3項規定宣告於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。另偽造之「聯巨投 資股份有限公司」印文、「陳宏明」署押,請依刑法第219 條規定宣告沒收之。 四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此 致 臺灣新北地方法院 中  華  民  國  113  年  11  月  18  日              檢 察 官 何 國 彬

2025-02-25

PCDM-113-審金訴-3874-20250225-1

審易
臺灣新北地方法院

毒品危害防制條例

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審易字第4815號 公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 余和亮 (另案於法務部○○○○○○○執行,現寄押於法務部○○○○○○○○○○○) 上列被告因違反毒品危害防制條例案件,經檢察官提起公訴(11 3年度偵字第11018號、113年度毒偵字第974號),本院判決如下 :   主 文 余和亮施用第一級毒品,處有期徒刑捌月。又持有第二級毒品純 質淨重二十公克以上,處有期徒刑玖月。 扣案之第一級毒品海洛因柒包(驗餘淨重共計玖點參捌公克)、第二級毒品甲基安非他命陸包(驗餘淨重共計貳拾伍點參捌伍肆公克,純質淨重共計貳拾點玖伍捌肆公克)、含甲基安非他命殘渣(微量無法秤重)之吸食器壹組,均沒收銷燬之。扣案之夾鏈袋貳包、磅秤壹個,均沒收之。   事實及理由 壹、查被告余和亮所犯均係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以 上有期徒刑以外之罪,其於準備程序中就被訴事實為全部有 罪之陳述,經告知簡式審判程序之旨,並聽取其與檢察官之 意見後,本院認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處, 爰依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1之規定,裁 定進行簡式審判程序。 貳、本案犯罪事實、證據,除下列事項應予補充更正外,其餘均 引用如附件檢察官起訴書之記載: 一、犯罪事實欄一、最後1行「、可待因」之記載應予刪除。 二、證據部分另補充「被告余和亮於本院準備程序及審理中之自 白」。 參、論罪科刑: 一、按刑法上所謂犯罪之吸收關係,指數個犯罪構成要件行為彼 此性質相容,但數個犯罪行為間具有高度、低度,或重行為 、輕行為之關係,或某種犯罪行為為他罪之階段行為(或部 分行為),或某種犯罪行為之性質或結果當然包含他罪之成 份在內等情形。是以當高度行為之不法內涵足以涵蓋低度行 為,或重行為之不法內涵足以涵蓋輕行為時,在處斷上,即 祇論以高度行為、重行為之罪名,其低度、輕度行為不另行 論罪(最高法院108年度台上字第1031號判決意旨參照)。 又毒品危害防制條例自92年7月9日修正公布後,因法有漏洞 ,毒品供應者持有大量毒品,卻得以欲供自行施用為由規避 刑責,為遏止毒品供應,貫徹對毒品交易者採行嚴格之刑事 政策,我國對於持有毒品數量顯達非自己施用所需者,參考 醫學文獻、國外立法例及我國實務狀況,於98年5月20日修 正毒品危害防制條例第11條,增列第3、4、5、6項,就持有 毒品一定數量以上之行為,提高其法定刑,使有所區隔。據 此,當可推知行為人持有毒品數量達法定標準以上者,其不 法內涵比持有少量毒品者較重,法定刑亦隨之顯著提升,持 有毒品一定數量以上之重行為即非施用毒品之輕行為所得涵 蓋,自不得拘泥於一般施用行為吸收持有行為之見解,而應 認持有法定數量以上毒品重行為吸收施用毒品之輕行為,方 屬允當(最高法院102年度台上字第3295號判決意旨參照) 。準此,本案被告同時持有第一級毒品海洛因及純質淨重20 公克以上第二級毒品甲基安非他命,縱嗣曾從其中各取出部 分同時施用1次,然揆諸前揭說明,因吸收關係具有法律排 斥效果,其持有第一級毒品之行為已為高度且為重行為之施 用第一級毒品之行為吸收,即不另論以持有第一級毒品罪; 施用第二級毒品之行為則為重行為之持有第二級毒品純質淨 重20公克以上之行為所吸收,不另論以施用第二級毒品罪; 而「施用第一級毒品」與「持有第二級毒品純質淨重20公克 以上」之行為,二者並非自然意義上之一行為,亦無足以評 價為法律概念上一行為之因素,故所犯「施用第一級毒品罪 」與「持有第二級毒品達純質淨重20公克以上罪」,自不生 「一行為」觸犯數罪名之想像競合關係,無從成立想像競合 犯,而應予分論併罰。   二、是核被告所為,係犯毒品危害防制條例第10條第1項之施用 第一級毒品罪及同條例第11條第4項之持有第二級毒品純質 淨重20公克以上罪。被告施用第一級毒品海洛因前後持有第 一級毒品海洛因,及持有第二級毒品甲基安非他命純質淨重 20公克以上後施用第二級毒品甲基安非他命之低度行為,應 分別為施用第一級毒品、持有第二級毒品純質淨重20公克以 上之高度行為所吸收,均不另論罪。被告所犯上開施用第一 級毒品及持有第二級毒品純質淨重20公克以上2罪,犯意各 別,行為互殊,應予分論併罰。檢察官起訴認被告同時施用 第一級毒品海洛因、第二級毒品甲基安非他命之行為,而觸 犯上開2罪名,請從一重處斷云云,容有誤會,附此敘明。 三、爰以行為人之責任為基礎,審酌被告前因施用毒品犯行,經 觀察、勒戒執行完畢後,並由檢察官為不起訴處分確定,猶 尚未戒絕惡習,於觀察、勒戒執行完畢3年內再犯本案施用 、持有毒品犯行,顯見其自制力薄弱,未能體悟施用毒品對 己身心之戕害及增加家庭社會負擔,所為顯不足取,兼衡被 告前有多件施用毒品、持有毒品案件,先後經法院判決判處 有期徒刑確定之前科紀錄(有臺灣高等法院被告前案紀錄表 在卷足稽,惟檢察官並未提出或主張、舉證被告本案犯行有 構成累犯及應加重其刑之情形),犯罪動機、目的(供稱是 用來自己施用)、手段,持有毒品之數量非微,暨其智識程 度為國中畢業(依被告之個人戶籍資料所載),自陳家庭經 濟狀況為勉持,離婚,有2個成年小孩,入監前從事做工, 無人需要扶養之生活狀況,及犯後坦承犯罪之態度等一切情 狀,分別量處如主文所示之刑,以資懲儆。 四、又關於數罪併罰案件,如能俟被告所犯數罪全部確定後,於 執行時,始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署 檢察官,聲請該法院裁定之,無庸於每一個案判決時定其應 執行刑,則依此所為之定刑,不但能保障被告(受刑人)之 聽審權,符合正當法律程序,更可提升刑罰之可預測性,減 少不必要之重複裁判,避免違反一事不再理原則情事之發生 (最高法院110年度台抗字第489號刑事裁定意旨參照)。查 被告所為本案各該犯行,固有可合併定應執行刑之情,然被 告除本案外,尚有有其他毒品案件在偵查、審理中,此有臺 灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參,是依上開說明,本院 認宜俟被告所犯數罪全部確定後,另由最後判決法院對應檢 察署之檢察官聲請定應執行刑為適當,故於本案不予定應執 行刑,併此指明。 五、沒收:  ㈠扣案之海洛因7包(淨重共計9.41公克、驗餘淨重共計9.38公 克)、甲基安非他命6包(淨重共計25.4350公克、驗餘淨重 共計25.3854公克、純質淨重共計20.9584公克)、含甲基安 非他命殘渣(微量無法秤重)之吸食器1組,分別為第一級及 第二級毒品,不問屬於犯罪行為人與否,均應依毒品危害防 制條例第18條第1項前段之規定諭知沒收銷燬之;另考量毒 品殘渣與包裝袋、吸食器難以析離,基於執行便利及效益, 爰一併沒收銷燬;檢驗取樣之部分,業已用罄滅失,自無庸 再為沒收銷燬之諭知。  ㈡另扣案之夾鏈袋2包、磅秤1個,均係被告所有,供本件持有 及施用毒品犯罪所用之物,業經被告供承在卷(見113年度 毒偵字第974號卷第33至34頁、第110至111頁),爰均依刑 法第38條第2項前段規定宣告沒收之。   ㈢至扣案之含有第三級毒品硝甲西泮之綠色達摩造型錠劑3粒( 淨重共計2.9370公克),因重量未達純質淨重5公克以上, 尚不構成刑事犯罪,且卷內並無積極證據證明與本案犯行有 關,宜由檢察官另為適法之處置;又扣案之IPHONE XS MAX (含SIM卡,IMEI:000000000000000)手機1支,並無積極 證據證明為被告供本件犯罪所用之物,爰均不予宣告沒收, 附此敘明。  據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1 項前 段、第310條之2、第454條第2項(本件依刑事判決精簡原則,僅 記載程序法條文),判決如主文。 本案經檢察官黃仙宜偵查起訴,檢察官高智美到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  25  日          刑事第二十六庭法 官 陳明珠 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內敘明上訴理由,向本院提 出上訴狀 (應附繕本) ,上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者,應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。                 書記官 王志成 中  華  民  國  114  年  2   月  25  日 附錄本案論罪科刑所引法條全文: 毒品危害防制條例第10條 施用第一級毒品者,處 6 月以上 5 年以下有期徒刑。 施用第二級毒品者,處 3 年以下有期徒刑。 毒品危害防制條例第11條 持有第一級毒品者,處 3 年以下有期徒刑、拘役或新臺幣 30 萬元以下罰金。 持有第二級毒品者,處 2 年以下有期徒刑、拘役或新臺幣 20 萬元以下罰金。 持有第一級毒品純質淨重十公克以上者,處 1 年以上 7 年以下 有期徒刑,得併科新臺幣 1 百萬元以下罰金。 持有第二級毒品純質淨重二十公克以上者,處 6 月以上 5 年以 下有期徒刑,得併科新臺幣 70 萬元以下罰金。 持有第三級毒品純質淨重五公克以上者,處 2 年以下有期徒刑 ,得併科新臺幣 20 萬元以下罰金。 持有第四級毒品純質淨重五公克以上者,處 1 年以下有期徒刑 ,得併科新臺幣 10 萬元以下罰金。 持有專供製造或施用第一級、第二級毒品之器具者,處 1 年以 下有期徒刑、拘役或新臺幣 10 萬元以下罰金。 附件: 臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書                   113年度偵字第11018號                   113年度毒偵字第974號   被   告 余和亮 男 44歲(民國00年00月00日生)             住○○市○○區○○街00號3樓             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因違反毒品危害防制條例案件,業經偵查終結,認應提 起公訴,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、余和亮前因施用毒品案件,經依臺灣新北地方法院裁定送觀 察、勒戒後,認無繼續施用毒品之傾向,於民國112年8月24 日執行完畢釋放。竟仍未戒除毒癮,明知海洛因、甲基安非 他命分別為毒品危害防制條例所列管第一級毒品、第二級毒 品,竟基於違反毒品危害防制條例之犯意,於上開觀察勒戒 執行完畢釋放後3年內,基於施用第一級毒品海洛因及第二 級毒品甲基安非他命之犯意,於113年5月3日23時許,在新 北市○○區○○街00巷00弄0號3樓,以將第一級毒品海洛因及第 二級毒品甲基安非他命,同時置入吸食器內燃燒吸食所產生 煙霧之方式,同時施用第一級毒品海洛因及第二級毒品甲基 安非他命。嗣於113年5月4日13時50分許,經警持臺灣士林 地方法院核發之搜索票,至上址執行搜索,當場查獲第一級 毒品海洛因7包(淨重9.41公克,驗餘淨重9.38公克)、第 二級毒品甲基安非他命6袋(淨重25.4350公克,驗餘淨重25 .3854公克,純質淨重20.9584公克、第三級毒品硝甲西泮3 粒(淨重2.9370公克,另詳後述)、吸食器1組(含甲基安 非他命成分殘渣)、夾鏈袋2包及磅秤1個等物。經警徵得其 同意採尿送鑑,結果呈安非他命、甲基安非他命、嗎啡、可 待因陽性反應,始悉前情。 二、案經臺北市政府警察局北投分局分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實 編號 證 據 名 稱 待  證  事  實 1 被告余和亮於警詢及偵查中之自白及供述 被告坦承本件施用第一級毒品、第二級毒品及持有第二級毒品純質淨重20公克以上等犯行。 2 台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司濫用藥物檢驗報告、臺北市政府警察局偵辦毒品案件尿液檢體委驗單、自願受採尿同意書、法務部調查局濫用藥物實驗室鑑定書、交通部民用航空局航空醫務中心毒品鑑定書 被告涉嫌上開施用第一級毒品、第二級毒品之犯罪事實。 3 交通部民用航空局航空醫務中心毒品鑑定書 被告持有第二級毒品純質淨重20公克以上之犯罪事實。 4 扣案如犯罪事實欄所載之物、扣押物品目錄表、搜索扣押筆錄及扣案物照片 全部犯罪事實。 二、核被告所為,係犯毒品危害防制條例第10條第1項之施用第一 級毒品、同條第2項之施用第二級毒品及同條例第11條第4項 之持有第二級毒品純質淨重20公克以上罪嫌。被告同時施用 第一級毒品海洛因、第二級毒品甲基安非他命之行為,而觸 犯上開2罪名,請從一重處斷。其持有第一級毒品之低度行 為,為施用之高度行為所吸收,不另論罪。至扣案如犯罪事 實欄所載之第一級毒品、第二級毒品及吸食器1組等物,請 依法宣告沒收銷毀之(扣案第三級毒品,另由報告機關依法 沒入)。至報告意旨以被告持用行動電話內通訊軟體LINE對 話紀錄內容,認其另涉犯毒品危害防制條例第4條第6項、第 1項、第2項、第3項之販賣第一級、第二級、第三級毒品未 遂罪嫌,惟訊據被告堅決否認有何販賣毒品犯行,且本件查 無被告交易毒品之具體對象及交易細節等事證,自難僅憑被 告手機內通訊軟體對話紀錄內容,遽認其確有販賣第一級、 第二級、第三級毒品未遂或意圖販賣而持有前述毒品之犯行 ,然其涉犯意圖販賣而持有第一級、第二級毒品部分如成立 犯罪,因與前揭起訴部分,屬想像競合犯之裁判上一罪關係 ,應為起訴效力所及,爰不另為不起訴處分,併此敘明。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此  致 臺灣士林地方法院 中  華  民  國  113  年  7   月  21  日                檢 察 官 黃仙宜

2025-02-25

PCDM-113-審易-4815-20250225-1

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