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金上訴
臺灣高等法院臺南分院

詐欺等

臺灣高等法院臺南分院刑事判決 114年度金上訴字第126號 上 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 上 訴 人 即 被 告 呂仁傑 上列上訴人因被告詐欺等案件,不服臺灣臺南地方法院113年度 金訴字第1807號,中華民國113年10月22日第一審判決(起訴案 號:臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第21570號),提起上訴, 及移送併辦(同署113年度偵字第33010號),本院判決如下:   主 文 原判決撤銷。 呂仁傑幫助犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪,處 有期徒刑伍月,併科罰金新臺幣貳萬元,罰金如易服勞役,以新 臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年,並應於緩刑期間,依附件所示 和解成立內容履行賠償責任。   事 實 一、呂仁傑明知金融機構帳戶係供個人使用之重要理財及交易工 具,關係個人財產及信用之表徵,且可預見將金融機構之帳 戶任意提供他人使用,常與財產犯罪密切相關,被他人作為 人頭帳戶實行詐欺犯罪使用,提領被害人遭犯罪集團財產犯 罪而匯入帳戶之款項,以製造金流斷點,致無從追查財產犯 罪所得之去向,藉此躲避偵查機關追查,隱匿財產犯罪所得 去向而洗錢;竟因急需用錢,基於幫助詐欺取財、幫助洗錢 之不確定故意,於民國113年6月19日9時13分前某時,將其 申設之街口支付電支帳戶000000000(下稱街口支付電支帳 戶)、全支付電支帳戶(0000000000號帳號)、LINEPay電 支帳戶等帳號、密碼(以下統稱本案帳戶資料),提供給真 實姓名、年籍不詳、綽號「小清」之成年人(下稱「小清」 ),容任「小清」及其所屬之詐欺集團成員,用以作為詐欺 取財犯行時,方便取得贓款,並掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所 得之去向與所在。嗣「小清」及其所屬詐欺集團成員(無證 據顯示成員中有未成年人,亦無證據足證呂仁傑知悉實行詐 欺取財之人數為3人以上)取得本案帳戶資料後,即共同意 圖為自己不法之所有,基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡,於附 表編號1-6所示時間,以各該編號所示之詐騙手法,詐騙各 該編號所示之告訴人彭瑞均、潘俊仁、江家蓁、曾亭瑜、朱 佑杰、侯昆助等人(下稱彭瑞均等6人),致彭瑞均等6人陷 於錯誤,於附表各該編號所示匯款時間,分別匯款如各該編 號所示款項至本案帳戶,旋遭人提領一空。以此方式製造金 流斷點,掩飾、隱匿詐欺所得之去向及所在(各告訴人、遭 詐騙時間、詐欺手法、匯款時間及金額、匯款帳號,均詳如 附表編號1-6所示)。嗣經彭瑞均等6人發覺遭騙報警處理, 始循線查悉上情。 二、案經彭瑞均、潘俊仁、江家蓁、曾亭瑜、朱佑杰、侯昆助訴 由臺南市政府警察局第四分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察 官偵查起訴,暨同署檢察官移送併案審理。   理 由 甲、證據能力部分: 一、本判決所引用屬於具傳聞性質之證據,均已依法踐行調查證 據程序,且檢察官、被告均明示同意有證據能力,基於尊重 當事人對於傳聞證據之處分權,及證據資料愈豐富愈有助於 真實發現之理念,本院審酌該等證據作成時情況,並無違法 取證之瑕疵,且無顯不可信之情形,以之作為證據應屬適當 ,均有證據能力。 二、本判決所引用其餘非供述證據部分,檢察官、被告均不爭執 其證據能力,亦查無有違反法定程序取得之情形,與本案待 證事實又具有關聯性,均得採為證據。 乙、實體方面: 一、前揭犯罪事實,業據上訴人即被告呂仁傑於本院審理中坦承 不諱,並經證人即告訴人彭瑞均等6人指訴遭詐騙匯款至本 案帳戶之情節明確;復有①彭瑞均等6人之報案資料、對話紀 錄、匯款紀錄(警卷65-69、73-77、81-87、91-98、103-105 、109-113頁、併警卷第4-83頁);②街口支付電支帳戶之申 登資料及交易明細、被告與詐欺集團成員間對話紀錄暨對話 擷圖(警卷第23-53頁、偵卷第27-95頁)、被告全支付電支 帳戶之申登資料及交易明細(併偵卷第41-43頁)在卷可稽, 足認被告自白與事實相符,而可憑信。本件事證明確,被告 犯行堪以認定。 二、新舊法比較適用部分:    ㈠行為後法律有變更者,適用行為時之法律。但行為後之法律 有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2條 第1項定有明文。該條項係規範行為後法律變更所生新舊法 律比較適用之準據法,於新法施行後,自應適用新法第2條 第1項之規定,為「從舊從輕」之比較;又比較新舊法時, 應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續 犯、結合犯,以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因 (如身分加減)與加減例等一切情形,綜其全部罪刑之結果 而為比較後,再適用有利於行為人之法律處斷,而不得一部 割裂分別適用不同之新舊法(最高法院111年度台上字第247 6號判決意旨參照)。  ㈡被告行為後,洗錢防制法於113年7月31日公佈施行,於同年8 月2日生效:  1修正後洗錢防制法第2條關於洗錢之定義增列第2、4款之犯罪 類型,擴大構成要件適用之範圍,為對行為人不利之修正。  2偵、審自白減刑部分   113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項規定「犯前四 條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,減輕其刑。」,11 3年7月31日修正後,將此部分移列至洗錢防制法第23條第3 項規定「犯前四條之罪(原洗錢防制法第14條規定,修正後 移列至第19條,詳後述),在偵查及歷次審判中均自白者, 如有所得並自動繳交全部所得財物者,減輕其刑」。113年7 月31日修正前規定於偵查及「歷次」審判中均自白者,得減 刑;113年7月31日修正(即現行法)之規定,除須於偵查及 「歷次」審判中均自白外,若有所得,須「自動」繳交全部 所得財物,始得獲邀減刑寬典,113年7月31日(現行法)修 正後之規定,未較有利於被告。  3法定刑部分   113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定:「有第2 條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺幣5 00萬元以下罰金。」第3項規定:「前2項情形,不得科以超 過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後洗錢防制法第19 條第1項:「有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年 以下有期徒刑,併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物 或財產上利益未達新臺幣1億元者,處6月以上5年以下有期 徒刑,併科新臺幣5000萬元以下罰金。」並刪除修正前同法 第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。修正後之規定,將洗 錢之財物或財產上利益予以區分,並為不同之法定刑,其中 未達1億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,法定最高刑度 部分,將原「有期徒刑7年以下」,修正為「有期徒刑5年以 下」,但提高法定最低度刑及併科罰金額度。  4113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第3項規定之「不得科 以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」,依立法理由說明: 「洗錢犯罪之前置特定不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢 犯罪之法定刑為低者,為避免洗錢行為被判處比特定不法行 為更重之刑度,有輕重失衡之虞,…定明洗錢犯罪之宣告刑 不得超過特定犯罪罪名之法定最重本刑」,可知該條項規定 並非法定刑變更,而為宣告刑之限制,即所謂處斷刑;係針 對法定刑加重、減輕之後,所形成法院可以處斷的刑度範圍 。    5被告所犯幫助一般洗錢罪,依刑法第30條第2項規定得減輕其 刑;又其於警、偵訊、原審均否認犯行,雖於本院審理中坦 承犯行,但無論依修正前洗錢防制法第16條第2項規定,或 現行之洗錢防制法第23條第3項規定,均不符合減刑規定; 而本案洗錢之財物未達1億元,依修正前洗錢防制法第14條 第1項之一般洗錢罪,其法定本刑有期徒刑部分為「2月以上 7年以下」,修正後洗錢防制法第19條第1項後段法定最高度 刑已降為有期徒刑5年,但提高法定低度刑為有期徒刑6月。 因被告幫助洗錢行為之前置不法行為,為刑法第339條第1項 詐欺取財罪,依修正前洗錢防制法第14條第3項之規定,其 宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制,即關於 有期徒刑之科刑不得逾5年。是綜合全部罪刑結果而為比較 後,113年7月31日修正後之規定並未更有利於被告,應依刑 法第2條第1項前段規定,適用行為時即113年7月31日修正前 之規定。 三、論罪部分:    ㈠被告雖提供本案帳戶資料與「小清」,但無證據足證被告知 悉實行詐欺取財之人數已達3人以上,及「小清」係未滿18 歲之人。又被告提供本案帳戶資料,雖供作他人犯詐欺取財 與洗錢犯罪使用,然其並未參與實施詐術或洗錢行為,亦無 證據證明被告參與實施詐欺取財或洗錢犯行之構成要件行為 ,或知悉「小清」是以在臉書刊登販賣物品廣告,或刊登投 資GASH點數廣告等,以網際網路對公眾散布方式,對彭瑞均 等6人實行加重詐欺取財犯行,是被告提供本案帳戶資料之 行為,僅是對於本案為詐欺取財與洗錢犯罪之實行有所助益 ,為參與詐欺取財與洗錢構成要件以外之行為,應論以幫助 犯。核被告所為,係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1 項之幫助詐欺取財罪,刑法第30條第1項前段、113年7月31 日修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。  ㈡被告所犯詐欺取財犯行部分,公訴意旨係認被告犯刑法第30 條第1項前段、第339條之4第1項第3款之幫助以網際網路對 公眾散布而犯詐欺取財罪。但依上所述,本件尚查無證據足 證被告有此部分犯行,已如上述,檢察官起訴法條尚有未洽 ,惟被告所犯此部分與起訴之基本社會事實同一,且本院於 審理中已對被告告知上開罪名,並給予陳述意見之機會,已 保障被告防禦權之行使,爰依刑事訴訟法第300條規定,變 更起訴法條。  ㈢附表編號6所示告訴人受騙後,雖匯款3筆至本案帳戶,但是 就同一犯罪構成事實,基於同一詐欺目的,於密切接近之時 間接續進行,侵害同一之法益,各行為之獨立性極為薄弱, 依一般社會健全觀念,在時間差距上,難以強行分開,在刑 法評價上,以視為數個舉動之接續施行,合為包括之一行為 予以評價,較為合理,應屬接續行為而包括論以一罪。  ㈣被告以一提供帳戶之行為,幫助他人向彭瑞均等6人詐取財物 及洗錢犯行,分別為想像競合犯,應依刑法第55條前段規定 ,分別從一重之幫助詐欺取財罪、幫助洗錢罪處斷;其所犯 上開二罪名具有局部之同一性,乃一行為同時觸犯2罪名, 亦應依想像競合犯之例,從一重之幫助洗錢罪處斷;並依刑 法第30條第2項規定,按正犯之刑減輕之。  ㈤臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第33010號移送併案部分, 因與已起訴部分有裁判上一罪關係,為起訴效力所及,本院 自應併予審理。 四、撤銷改判之理由:  ㈠原審以被告罪證明確,因予論罪科刑,固非無見。但查:1關 於詐欺取財犯行部分,被告係犯刑法第30條第1項前段、第3 39條第1項之幫助詐欺取財罪,原審認係犯刑法第30條第1項 前段、第339條之4第1項第3款之幫助加重詐欺取財罪,尚有 不當。2刑法第339條之4第1項第3款加重詐欺取財罪,其最 重本刑為7年以下有期徒刑之罪,縱因適用刑法第30條第2項 幫助犯按正犯之刑減輕之規定,減輕其刑,而量處有期徒刑 6月,亦屬不得易科罰金之刑(刑法第41條第1項),原判決 就被告所犯論以刑法第30條第1項前段、第339條之4第1項第 3款之幫助加重詐欺取財罪,依刑法第30條第2項規定減輕其 刑,而量處有期徒刑6月部分,諭知易科罰金之折算標準, 顯係違背法律規定。3本件除附表編號1-5所示告訴人受騙外 ,尚有附表編號6所示告訴人侯昆助受騙,將款項匯入本案 帳戶;且被告於本院審理中已認罪,並與告訴人朱佑杰、侯 昆助達成和解,賠償朱佑杰損害新臺幣(下同)4,500元, 分期賠償侯昆助合計11萬元,並已依和解條件給付第1期款1 萬元,有各該和解筆錄、本院公務電話查詢紀錄表、匯款單 據可按(本院卷第105-106、109、139、141-142頁),復依 附表編號1-4所示彭瑞均、潘俊仁、江家蓁、曾亭瑜之意願 ,賠償其等所受之損害(損害額分別如附表編號1-4匯款金 額欄所示),徵得各該告訴人之諒解,又有匯款單據、本院 公務電話紀錄表可稽,原審未及審酌予以論罪科刑,亦有不 當。被告上訴以原判決有上開3未及審酌其已認罪及與告訴 人和解等情,指摘原判決量刑不當;檢察官上訴指摘原判決 未及審酌附表編號6所示告訴人受害,予以論罪科刑,均為 有理由;且原判決亦有上開1、2不當、違法之處,應由本院 將原判決予以撤銷改判。  ㈡茲以行為人責任為基礎,審酌被告任意提供金融帳戶資料予 他人,作為向彭瑞均等6人詐欺取財之人頭帳戶,非但造成 告訴人財產上之損失,並使犯罪者得以掩飾真實身分,匯入 之犯罪所得一旦遭轉匯,即得製造金流斷點,增加查緝犯罪 之困難,並助長社會犯罪風氣,殊屬不當;惟考量被告前未 因案經判處罪刑及刑之執行之素行,有被告之法院前案紀錄 表可按,其本身尚非實際參與詐欺取財、洗錢之正犯;雖於 警、偵訊及原審否認犯行,但於本院終能坦承犯行,並與彭 瑞均等6人或達成和解,或依告訴人之意願匯款賠償告訴人 等人之損害,徵得彭瑞均等6人之諒解,已如上述,可見被 告有彌補過錯之態度;及其犯罪目的、手段、對社會所生之 危害、因本案取得之款項,兼衡被告自陳大學畢業之智識程 度,現受僱在○○○○○上班,月收入約3萬4千元-3萬5千元,未 婚無子女,目前與父母、弟弟同住之家庭、經濟狀況,暨檢 察官、被告與告訴人等人就量刑之意見等一切情狀,量處如 主文第2項所示之刑,併就罰金刑部分諭知易服勞役之折算 標準。  ㈢沒收之說明:  1本案查無被告因提供本案帳戶資料而受有報酬,自無宣告沒 收或追徵其犯罪所得。  2幫助犯僅對犯罪構成要件以外之行為加以助力,無共同犯罪 之意思,對於正犯所有因犯罪所得之物,無庸為沒收之宣告 。查被告固將本案帳戶資料提供與他人,用以遂行詐欺、洗 錢犯行,惟被告非實際轉帳、提款之人,並無參與掩飾隱匿 詐欺贓款之犯行,非本案洗錢犯罪之正犯,揆諸上開說明, 自無依113年7月31日修正後洗錢防制法第25條第1項規定, 就正犯所獲得之犯罪所得即洗錢之標的予以宣告沒收、追徵 (沒收依刑法第2條第2項規定,應適用裁判時即113年7月31 日修正後現行之洗錢防制法第25條第1項規定)。況被告既 非實際實行洗錢行為之人,且該等洗錢行為標的之財產未查 獲扣案,非屬被告具有管理、處分權限之範圍,被告犯後又 與告訴人彭瑞均等6人或和解、或依告訴人之意願,均全額 賠償其等損害,已如上述,倘對被告宣告沒收並追徵告訴人 等6人受害之款項,有重覆沒收過苛之虞,依刑法第38條之2 第2項規定,亦均不予宣告沒收或追徵。  ㈣緩刑之宣告:   被告前未曾受有期徒刑以上刑之宣告,有法院前案紀錄表附 卷可稽,其因一時失慮,致犯本罪,犯後於本院坦承犯行, 並與彭瑞均等6人或達成和解、或賠償其等損害,已如上述 ,可見被告積極彌補過錯,犯後頗知悔悟,因認被告經此偵 審程序及罪刑之宣告,當知所警惕而無再犯之虞,其所宣告 之刑,以暫不執行為適當,爰依刑法第74條第1項第1款規定 ,宣告緩刑2年;又為督促被告就告訴人侯昆助部分能積極 還款,履行約定條件,且為使被告深切記取教訓,強化其法 治觀念,使其於緩刑期內能深知警惕,避免再度犯罪,併依 刑法第74條第2項第3款規定,命被告應按附件所示和解內容 ,分期給付損害賠償金額。此部分並得為民事強制執行名義 ,且上開緩刑宣告所定之負擔,依刑法第75條之1第1項第4 款規定,如有違反且情節重大,足認原宣告之緩刑難收其預 期效果,而有執行刑罰之必要者,得撤銷緩刑之宣告,以敦 促被告確實遵守,並履行其緩刑所附加之負擔。 據上論結,應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段、第300條(僅引用程序法條),判決如主文。  本案經檢察官李駿逸提起公訴,檢察官王聖豪移送併辦,檢察官 林慧美提起上訴,檢察官蔡英俊到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  27  日          刑事第三庭  審判長法 官 林逸梅                    法 官 包梅真                    法 官 陳珍如 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其未 敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 許睿軒   中  華  民  國  114  年  3   月  27  日 附錄本判決論罪科刑法條: 113年7月31日修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下 罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。 附表 編號 告訴人 詐騙時間 詐騙手法 匯款時間 金額(新臺幣;元) 匯款帳戶 1 彭瑞均 113年6月19日9時13分許 刊登商品廣告於臉書網頁,適有告訴人彭瑞均瀏覽該廣告後,致陷於錯誤而匯款購買 113年6月19日10時10分許 2000 街口支付電支帳戶 2 潘俊仁 113年6月19日11時前某時 透過臉書、LINE通訊軟體佯以出售商品為由要求匯款 113年6月19日11時許 4500 街口支付電支帳戶 3 江家蓁 113年6月19日13時43分前某時 刊登商品廣告於臉書網頁,適有告訴人江家蓁瀏覽該廣告後,致陷於錯誤而匯款購買 113年6月19日13時43分許 1900 街口支付電支帳戶 4 曾亭瑜 113年6月19日15時29分前某時 透過臉書、LINE通訊軟體佯以出售商品為由要求匯款 113年6月19日15時29分許 8000 街口支付電支帳戶 5 朱佑杰 113年6月19日18時13分前某時 刊登商品廣告於臉書網頁,適有告訴人朱佑杰瀏覽該廣告後,致陷於錯誤而匯款購買 113年6月19日18時13分許 4500 街口支付電支帳戶 6 侯昆助 113年6月18日起 刊登商品廣告於臉書網頁,適有告訴人侯昆助瀏覽該廣告後,致陷於錯誤而匯款購買 分於113年6月18日19時16分、113年6月19日15時42分、113年6月19日15時43分 5萬、5萬、1萬 全支付電支帳戶 附件: 和  解  筆  錄 原   告 侯昆助  被   告 呂仁傑                                   以上當事人間114年度附民字第77號就本院114年度金上訴字第12 6號一案刑事附帶民事訴訟事件,於中華民國114年2月13日上午 09時50分在本院刑事第三法庭審理時,試行和解成立。茲記其大 要如下: 一、出席人員:   審判長法 官 林逸梅      法 官 包梅真      法 官 陳珍如      書記官 許睿軒 二、到庭和解關係人:   原    告 侯昆助 到   被    告 呂仁傑 到 三、和解成立內容:  ㈠被告呂仁傑願給付原告侯昆助新臺幣(下同)拾壹萬元,給   付方法如下:自民國(下同)114年3月起至全部清償止,按   月於每月11日前給付壹萬元,共11期,如有一期未按時履行   ,視為全部到期。上開金額被告呂仁傑同意直接匯入原告侯   昆助指定之合作金庫商業銀行股份有限公司太原分行帳戶,   戶名侯昆助、帳號:(000)0000-000-000000號。  ㈡原告侯昆助願原諒被告呂仁傑,如被告符合緩刑條件,並請   求法院在上開履行期間為附條件之緩刑,若被告一期未履行   ,則原告得請求檢察官聲請撤銷緩刑。  ㈢原告侯昆助其餘請求均拋棄。 四、以上筆錄當庭給閱承認並無異議後始簽名於後:                  原   告 侯昆助                  被   告 呂仁傑 中  華  民  國  114  年  2  月  13  日             臺灣高等法院臺南分院刑事第三庭                  書 記 官 許睿軒                  審判長法官 林逸梅 以上正本證明與原本無異。                  書 記 官 許睿軒 中  華  民  國  114  年  2   月  13  日

2025-03-27

TNHM-114-金上訴-126-20250327-2

原易
臺灣新北地方法院

毒品危害防制條例

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度原易字第178號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 潘俊仁 指定辯護人 楊顯龍律師(義務辯護) 上列被告因違反毒品危害防制條例案件,經檢察官提起公訴(11 3年度毒偵字第3593號),本院判決如下:   主 文 潘俊仁施用第一級毒品,處有期徒刑陸月,如易科罰金,以新臺 幣壹仟元折算壹日;又施用第二級毒品,處有期徒刑參月,如易 科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。   事 實 一、潘俊仁前因施用毒品案件,經法院裁定送觀察、勒戒後,認 有繼續施用毒品之傾向,復經法院裁定令入戒治處所施以強 制戒治,於民國111年1月5日執行完畢釋放,並由臺灣桃園 地方檢察署檢察官以111年度戒毒偵字第20號為不起訴處分 確定。詎其不知悔改,於上開強制戒治執行完畢釋放後3年內 ,基於施用第一級毒品海洛因之犯意,於113年4月3日20時 許,在新北市○○區○○路000號居所,以將海洛因摻生理食鹽 水置入注射針筒內皮下注射之方式,施用海洛因1次;復基 於施用第二級毒品甲基安非他命之犯意,於同日20時許,在 上址居所,以將甲基安非他命置入玻璃球內燒烤後吸食煙霧 之方式,施用甲基安非他命1次。嗣因其另案遭通緝,於113 年4月5日17時30分許,在新北市○○區○○路000號前為警緝獲 ,經警徵得其同意採集尿液檢體送驗,結果呈嗎啡及甲基安 非他命陽性反應,而查悉上情。 二、案經新北市政府警察局三峽分局報請臺灣新北地方檢察署檢 察官偵查起訴。   理 由 一、程序事項:  ㈠按海洛因係毒品危害防制條例第2條第2項第1款規定之第一級 毒品;甲基安非他命係同條例第2條第2項第2款規定之第二 級毒品。又同該條例第10條第1項規定:「施用第一級毒品 者,處六月以上五年以下有期徒刑。」第2項規定「施用第 二級毒品者,處三年以下有期徒刑。」又同條例第23條第2 項復規定:「觀察、勒戒或強制戒治執行完畢釋放後,三年 內再犯第十條之罪者,應依法追訴或裁定交付審理。」故施 用第一、二級毒品者,依前揭規定本應科以刑罰。惟基於刑 事政策,對合於一定條件之施用者,則依同條例第20條、第 23條之規定,施以觀察、勒戒及強制戒治之保安處分。又毒 品危害防制條例第20條、第23條將施用毒品之刑事處遇程序 ,區分為「初犯」及「三年內再犯」、「三年後再犯」等3 種情形。「初犯」者,經觀察、勒戒或強制戒治後,應為不 起訴處分或不付審理之裁定;經觀察、勒戒或強制戒治執行 完畢釋放後,「三年內再犯」者,因其再犯率甚高,原實施 之觀察、勒戒及強制戒治既已無法收其實效,爰依法追訴或 裁定交付審理。至於經觀察、勒戒或強制戒治執行完畢釋放 後,「三年後再犯」者,前所實施之觀察、勒戒或強制戒治 已足以遮斷其施用毒品之毒癮,為期自新及協助其斷除毒癮 ,仍適用「初犯」規定,先經觀察、勒戒或強制戒治之程序 。從而,施用第一、二級毒品者,僅限於「初犯」及「三年 後再犯」二種情形,始應先經觀察、勒戒或強制戒治程序。 倘被告經觀察、勒戒或強制戒治執行完畢釋放3年內再犯施 用第一、二級毒品者,已不合於「三年後再犯」之規定,且 因已於「三年內再犯」,顯見其再犯率甚高,原實施觀察、 勒戒或強制戒治,已無法收其實效,即應依該條例第10條科 處刑罰。查被告前因施用毒品案件,經法院裁定送觀察、勒 戒後,認有繼續施用毒品之傾向,復經法院裁定令入戒治處 所施以強制戒治,於111年1月5日執行完畢釋放,並由臺灣 桃園地方檢察署檢察官以111年度戒毒偵字第20號為不起訴 處分確定,有法院前案紀錄表附卷可考。是被告係於強制戒 治執行完畢釋放後之3年內,再犯本件施用第一、二級毒品 罪,即非屬毒品危害防制條例第20條第3項所規定之「三年 後再犯」之情形,自應依同條例第23條第2項規定追訴處罰 之。  ㈡本件認定犯罪事實所引用之證據,皆無證據證明係公務員違 背法定程序所取得。又檢察官、被告潘俊仁(下稱被告)及辯 護人於本院審理程序時均同意作為證據(本院卷第163頁) ,經審酌該等證據作成之情況,核無違法取證或其他 瑕疵 ,且與待證事實具有關聯性,認為以之作為證據應屬適 當 ,依刑事訴訟法第158條之4反面解釋及第159條之5規定, 認均有證據能力。 二、認定犯罪事實所憑之證據及認定之理由:   上揭事實,業據被告於警詢及本案審理時自白不諱(偵卷第 5-7頁、本院卷第162-165頁),且被告於113年4月5日17時50 分許為警徵得其同意所採集之尿液檢體,經台灣尖端先進生 技醫藥股份有限公司以氣相層析質譜儀及液相層析質譜儀檢 驗結果,呈嗎啡及甲基安非他命陽性反應,有自願受採尿同 意書、濫用藥物尿液檢驗檢體真實姓名對照表(尿液檢體編 號:0000000U0047)、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司 濫用藥物檢驗報告(報告日期:2024/04/26)各1份附卷可 稽(偵卷第8、9、10頁),堪認被告之自白與事實相符。本 案事證明確,被告之犯行洵堪認定,應依法論科。 三、論罪之法律適用及量刑之審酌情形:  ㈠核被告所為,係犯毒品危害防制條例第10條第1項之施用第一 級毒品罪及同條第2項之施用第二級毒品罪。被告施用前持 有海洛因及甲基安非他命之低度行為,分別為施用海洛因及 甲基安非他命之高度行為所吸收,均不另論罪。被告所犯上 開2罪,犯意各別,且犯罪手段不同,應分論併罰。  ㈡被告因另案遭通緝,於113年4月5日17時30分許,在新北市○○ 區○○路000號前為警緝獲,惟警方緝獲時並未查扣被告持有 任何毒品或施用毒品之工具,旋被告於同(5)18時許警詢 時即主動坦承其於事實欄所示時地,有施用海洛因及甲基安 非他命之犯行,斯時警方尚無確切之證據足以合理懷疑被告 有施用海洛因及甲基安非他命之犯行,此觀被告之警詢筆錄 自明(偵卷第5-7頁),而警方採集被告之尿液檢體,遲至11 3年4月26日始由台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司出具檢 驗結果呈嗎啡及甲基安非他命陽性反應之濫用藥物檢驗報告 。準此足認被告係於有偵查犯罪權之機關或人員發覺其犯本 案之罪前,即向查獲之員警告知其有事實欄所示犯行,且配 合警方採尿並接受審判,是被告所犯上開2罪均符合刑法第6 2條前段之自首條件,爰均依該規定減輕其刑。  ㈢按初次吸食或施打煙毒及麻醉藥品者,經人體代謝作用於8小 時之內,即有約百分之80之量排出,24小時之後,續有約剩 餘量之百分之90再排出,72小時之後仍有殘餘微量排出,吸 食或施打者個人體質不同,其排出時間亦會有所差異,尤其 成癮者(抗藥性強)其於吸食後120小時內所採之尿液,配 合較具公信力之儀器(如氣相質譜儀,仍可能被檢測出。海 洛因係由嗎啡經化學合成之半人工合成品,其藥(毒)性倍 於嗎啡,其施打或吸食後經人體代謝作用而分解成藥(毒) 性較低之嗎啡,而於尿液中被檢測出,故吸食或施打海洛因 或嗎啡在尿液中均以嗎啡型態被檢測出,有前憲兵司令部80 年3月25日(80)鑑驗字第0999號函可參。查被告於113年4月5 日17時50分許為警採集之尿液檢體,經台灣尖端先進生技醫 藥股份有限公司以氣相層析質譜儀及液相層析質譜儀鑑定結 果呈嗎啡陽性反應,依上開說明,被告於採尿前120小時內 應有施用海洛因之行為,是被告於警詢及本院審理時均供稱 其係於113年4月3日20時許,在新北市○○區○○路000號居所內 ,以前揭方法施用海洛因1次等情(偵卷第6頁、本院卷第16 2頁),應堪採信。公訴意旨略載被告係於113年4月5日17時5 0分為警採尿時起回溯26小時內某時許,在不詳地點,以不 詳方式,施用海洛因1次乙節,稍有未洽,應予更明。  ㈣被告構成累犯之事實及應加重其刑之事項,均應由檢察官主 張並具體指出證明之方法後,經法院踐行調查、辯論程序, 方得作為論以累犯及是否加重其刑之裁判基礎(最高法院 刑 事大法庭110年度台上大字第5660號裁定意旨參照)。本 案   起訴書並未主張被告構成累犯,公訴人於量刑辯論時亦未請 求依累犯規定加重被告之刑,是本院自毋庸依職權調查並 為 相關之認定,爰僅將被告之前科紀錄列入科刑審酌事由 ,附 此敘明。  ㈤爰以被告之責任為基礎,審酌被告曾因施用第一、二級毒品 經臺灣桃園地方法院109年度審原訴字第36號判決分別處有 期徒刑8月、8月、3月、3月確定,嗣經同法院以109年度聲 字第3919號裁定應執行有期徒刑1年確定,於111年7月25日 執行完畢,有法院前案紀錄表在卷可考,仍不知戒除施用毒 品之惡習,顯見其自制力薄弱,惟其施用毒品之犯行係戕害 自身健康,對社會治安危害非鉅,兼衡其犯罪手段,自陳教 育程度係國中肄業,目前從事鐵工,經濟狀況勉持(本院卷 第165頁),暨犯後坦承犯行,態度尚稱良好等一切情狀, 分別量處如主文所示之刑,並均諭知如易科罰金以新臺幣1, 000元折算1日。至於被告施用毒品所使用之上開注射針筒及 玻璃球均未扣案,且被告供稱上開注射針筒及玻璃球均已丟 棄(本院卷第162頁),衡酌此等物品均非屬違禁物或法院 應義務宣告沒收之物,價值又不高,不具備刑法上之重要性 ,爰均不予宣告沒收或追徵。  ㈥末按關於數罪併罰案件,如能俟被告所犯數罪全部確定後, 於執行時,始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察 署檢察官,聲請該法院裁定之,無庸於每一個案判決時定其 應執行刑,則依此所為之定刑,不但能保障被告(受刑人)之 聽審權,符合正當法律程序,更可提升刑罰之可預測性,減 少不必要之重複裁判,避免違反一事不再理原則情事之發生 (最高法院110年度台抗字第489號刑事裁定意旨參照)。查被 告另因犯施用第一級毒品罪,經本院於113年11月5日以113 年度原易字第42號判決處有期徒刑8月在案,有法院前案紀 錄表在卷可佐,該案被告之罪刑與本案罪刑,將來有合併定 執行刑之可能,宜俟被告所犯數罪全部確定後,由最後判決 法院對應檢察署之檢察官聲請裁定其應執行刑為妥,故於本 案不予定應執行刑,併此敘明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官劉文瀚提起公訴,檢察官褚仁傑到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  26  日          刑事第六庭  法 官 樊季康 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內敘明上訴理由,向本院提 出上訴狀 (應附繕本) ,上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者,應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。                 書記官 黃莉涵 中  華  民  國  114  年  3   月  26  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 毒品危害防制條例第10條 施用第一級毒品者,處六月以上五年以下有期徒刑。 施用第二級毒品者,處三年以下有期徒刑。

2025-03-26

PCDM-113-原易-178-20250326-1

壢簡
臺灣桃園地方法院

竊盜

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 114年度壢簡字第90號 聲 請 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 孫維清 上列被告因竊盜案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(113年度 偵字第48403號),本院判決如下:   主 文 孫維清犯竊盜罪,處有期徒刑肆月,如易科罰金,以新臺幣壹仟 元折算壹日。   事實及理由 一、本件犯罪事實及證據,除證據部分補充「被告孫維清於本院 訊問訊問時之供述」外,其餘均引用檢察官聲請簡易判決處 刑書(如附件)之記載。 二、被告孫維清矢口否認有何竊盜犯行,辯稱:我當時是因為喝 醉,才誤認告訴人之機車為我所有云云。惟查,被告於聲請 簡易判決處刑書所載之時間、地點發動本案普通重型機車並 騎乘離去時,過程中並未見有何搖晃、不穩之情形,此有臺 灣桃園地方檢察署勘驗筆錄在卷可稽(見偵卷第109至111頁) ,況被告於本院訊問時供稱:我當時是要去小北百貨買酒, 因為我覺得我喝不夠等語,是被告當時尚有能力騎乘普通重 型機車至小北百貨購買酒類,足見被告此部分辯解,洵屬卸 責之詞,不值為採。 三、論罪科刑:  ㈠核被告所為,係犯刑法第320條第1項竊盜罪。聲請簡易判決   處刑意旨主張被告前因竊盜案件經法院判處有期徒刑,於民   國113年7月17日執行完畢,其於有期徒刑執行完畢後5年內   故意再犯本案有期徒刑以上之罪,為累犯,請依司法院釋字   第775號解釋意旨及刑法第47條第1項規定加重其刑,並提出   刑案資料查註記錄表為證。檢察官就被告構成累犯事實及應   加重其刑事項已具體指出證明方法,經本院審核後認此部分   主張為有理由,而被告前所執行完畢者為竊盜罪,與本案   犯行犯罪型態、罪質等皆相同,足認被告確對刑罰之反應力   薄弱而有加重其刑之必要,是參照司法院釋字第775號解釋   意旨,裁量後依刑法第47條第1項規定加重其刑。  ㈡本院審酌被告多次因竊盜案件經法院判決處刑(於本案構成 累犯部分不予重複評價),未能記取教訓,再次下手行竊, 顯欠缺對於他人財產權之尊重,應予非難,且考量被告否認 犯行之犯後態度,及依卷內贓證物領據之記載(見偵字卷第 35頁),被告所竊取之物品業已發還予告訴人潘俊仁等節, 兼衡被告碩士畢業之教育程度、自陳家庭經濟狀況小康,及 其為本案犯行之動機、目的、手段、竊得財物之價值等一切 情狀,量處如主文所示之刑,並依刑法第41條第1項前段規 定,諭知易科罰金之折算標準。  ㈢被告為本案竊盜犯行之犯罪所得為普通重型機車1輛,如前所 述,已實際合法發還告訴人,是應依刑法第38條之1第5項規 定,不予宣告沒收或追徵。 四、據上論斷,應依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第4 54條第2項,逕以簡易判決處刑如主文。 五、如不服本判決,應於判決送達後20日內,向本院提出上訴狀 (應附繕本),上訴於本院合議庭。 本案經檢察官馬鴻驊聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  114  年  3   月  14  日          刑事第十九庭 法 官 高健祐 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀(應附 繕本)。                 書記官 林慈思 中  華  民  國  114  年  3   月  14  日 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。 附件: 臺灣桃園地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                    113年度偵字第48403號   被   告 孫維清 男 41歲(民國00年0月0日生)             住○○市○○區○○街0○0號             居桃園市○○區○○街00○0號4樓             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因竊盜案件,業經偵查終結,認宜聲請簡易判決處刑, 茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、孫維清前因竊盜案件,經臺灣新北地方法院以113年度審簡 字第108號判決處有期徒刑3月確定,甫於民國113年7月17日 易科罰金執行完畢。猶不知悔改,意圖為自己不法所有,基 於竊盜之犯意,於113年8月1日凌晨3時56分許,在桃園市○○ 區○○街00號前,見潘俊仁停放該處之車牌號碼000-0000號普 通重型機車(下稱本案機車)鑰匙未拔取,即以該鑰匙發動 車輛之方式,竊取本案機車得手後,供己代步使用,並將本 案機車棄置於同市區○○路000號之小北百貨前。嗣經潘俊仁 發現遭竊,報警處理,經警調閱監視器後,循線查悉上情。 二、案經潘俊仁訴由桃園市政府警察局中壢分局報告偵辦。         證據並所犯法條 一、詢據被告孫維清矢口否認涉有上揭竊盜犯行,辯稱:伊當天 喝醉,應該是誤認本案機車為伊所有等語。然查,上揭犯罪 事實,業據告訴人潘俊仁於警詢中指述綦詳,復有桃園市政 府警察局中壢分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、贓物認領保 管單、失車-案件基本資料詳細畫面報表各1份、監視器光碟 1片、監視器錄影畫面擷取照片7張、本署勘驗筆錄1份及本 案機車照片1紙可資佐證。被告雖以前詞置辯,惟被告於上 開時、地發動本案機車並騎乘該車離去時,過程中均未見有 何搖晃、不穩等醉態,且尚且能騎乘本案機車前往同市區○○ 路000號之小北百貨選購商品,有前開監視器光碟1片、監視 器錄影畫面擷取照片7張、本署勘驗筆錄1份存卷可查,是被 告所辯係因酒醉而誤認本案車輛為其所有,顯係卸責之詞, 不足採信,其犯嫌堪予認定。 二、核被告所為,係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。又查被告前 有如犯罪事實欄所載之論罪科刑及執行情形,有本署刑案資 料查註紀錄表1份附卷可憑,其於徒刑執行完畢5年內,故意 再犯本件有期徒刑以上之罪,為累犯,請參照司法院大法官 解釋釋字第775號解釋意旨及刑法第47條第1項之規定,審酌 依累犯之規定加重其刑。至被告竊得之前開物品,已實際合 法發還告訴人之事實,有贓物認領保管單1紙在卷可憑,依 刑法第38條之1第5項規定,爰不予聲請宣告沒收。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此  致 臺灣桃園地方法院 中  華  民  國  113  年  12  月  26  日                檢 察 官 馬鴻驊 本件證明與原本無異 中  華  民  國  114  年  1   月   5  日                書 記 官 李純慧 附記事項: 本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理,法院簡易庭得不傳喚被告、 輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑;被告、被害 人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或 對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時,請即另以 書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。 所犯法條: 刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。

2025-03-14

TYDM-114-壢簡-90-20250314-1

臺灣新北地方法院

毒品危害防制條例

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度訴字第372號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 蔡忠清 選任辯護人 劉家豪律師(法律扶助) 上列被告因違反毒品危害防制條例案件,經檢察官提起公訴(11 2年度偵字第71932號、第71990號),本院判決如下:   主 文 蔡忠清犯如附表各編號主文欄所示之罪,共玖罪,各處如附表各 編號主文欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑捌年拾月。 其餘被訴部分無罪。   事 實 一、蔡忠清明知海洛因係毒品危害防制條例第2條第2項第1款規定 列管之第一級毒品,不得販賣或持有,竟分別為以下行為:  ㈠蔡忠清意圖營利,基於販賣第一級毒品海洛因之犯意,於民國 112年4月5日14時19分許,在新北市○○區○○○路00巷00號,以 新臺幣(下同)2,500元為代價,販售海洛因1包(約0.6公克) 予張家萌。  ㈡蔡忠清、曾春福(由本院另行發布通緝)共同意圖營利,基於 販賣第一級毒品之犯意聯絡,於112年7月4日19時21分許, 在新北市○○區○○○路00巷00號,先由蔡忠清與張家萌約定, 由蔡忠清以2,500元為代價,販售海洛因1包(約0.6公克)予 張家萌,隨即由蔡忠清將海洛因1包交予曾春福,曾春福再 將海洛因1包交予張家萌,張家萌將2,500元交予曾春福轉交 蔡忠清。  ㈢蔡忠清意圖營利,基於販賣第一級毒品之犯意,於112年8月15 日17時10分許,在新北市○○區○○○路00巷00號,以1,000元為 代價,販售海洛因1包(約0.1公克)予潘俊仁。  ㈣蔡忠清竟意圖營利,基於販賣第一級毒品之犯意,於112年6月 6日12時7分許,在新北市○○區○○○路00巷00號,以1,000元為 代價,販售海洛因1包(約0.1公克)予潘俊仁。  ㈤蔡忠清竟意圖營利,基於販賣第一級毒品之犯意,於112年6月 11日12時18分許,在新北市○○區○○○路00巷00號,以1,000元 為代價,販售海洛因1包(約0.1公克)予潘俊仁。  ㈥蔡忠清竟意圖營利,基於販賣第一級毒品之犯意,於112年7月 5日6時33分許,在新北市○○區○○○路00巷00號,以1,000元為 代價,販售海洛因1包(約0.1公克)予潘俊仁。  ㈦蔡忠清竟意圖營利,基於販賣第一級毒品之犯意,於112年7月 25日17時1分許,在新北市○○區○○○路00巷00號,以1,000元 為代價,販售海洛因1包(約0.1公克)予潘俊仁。  ㈧蔡忠清竟意圖營利,基於販賣第一級毒品之犯意,於112年7月 26日17時49分許,在新北市○○區○○○路00巷00號,以1,000元 為代價,販售海洛因1包(約0.1公克)予潘俊仁。  ㈨蔡忠清竟意圖營利,基於販賣第一級毒品之犯意,於112年7月 27日18時39分許,在新北市○○區○○○路00巷00號,以1,000元 為代價,販售海洛因1包(約0.1公克)予潘俊仁。  二、案經內政部警政署國道公路警察局刑事警察大隊報告臺灣新 北地方檢察署檢察官偵查起訴。   理 由 甲、有罪部分 壹、程序方面  ㈠被告蔡忠清及其辯護人爭執被告於偵查中自白之證據能力乙 節(本院訴字卷第151、366頁),經查:  ⒈按被告之自白,非出於強暴、脅迫、利誘、詐欺、疲勞訊問 、違法羈押或其他不正之方法,且與事實相符者,得為證據 ,刑事訴訟法第156條第1項定有明文。而是否已達「疲勞訊 問」,應依個案情節綜合考量,如司法警察詢問之時間、犯 罪嫌疑人之精神狀態、有無適當休息及詢問地點之環境狀況 等為斷(最高法院109年度台上字第5027號判決意旨參照) 。  ⒉被告於112年9月14日偵查中所為之自白或不利己之陳述,經 本院於113年12月11日當庭勘驗偵訊錄影檔案結果為「檢察 官訊問被告態度懇切、自然,並未使用強暴、脅迫方式,並 有以一問一答的方式進行,訊問中檢察官有一併整理提問的 內容,並覆誦確認書記官的繕打筆錄是否正確,過程中也有 多次跟被告確認是否正確,被告全程有看電腦螢幕回答,核 對筆錄記載內容與被告回答大致相符,被告並沒有提出異議 ,檢察官訊問被告及製作筆錄過程中,被告精神態度正常, 均可理解問題並切題回答,過程中亦有提出對自己有利的答 辯或否認其中幾次的情形,過程中法警也有提示相關的卷證 給被告確認」,此有本院勘驗筆錄在卷可稽(本院訴字卷第 366頁),可見被告於檢察官訊問過程中並未有意識不清、 嗜睡等戒斷症狀,且對於檢察官所詢問題,均能理解並清楚 應答,可以辨明檢察官所詢販賣毒品之日期、情狀,而予以 辨別、判斷、回答員警之提問,顯非陷入模糊不清而一概承 認犯行之狀態,復無言語含糊、答非所問或聲音虛弱之情形 。再查,檢察官於該次詢問之初,詢問被告為何於警詢時稱 沒有販賣毒品時,被告即答稱「那時候腦袋不清楚」,而可 以解釋為何於偵查中坦承販毒,可認被告於受偵訊當時並未 認為其處於提藥、退藥或毒癮發作狀態,而對其陳述之任意 性有所影響。基此,被告係在能理解檢察官之提問並針對題 旨確切回答,並基於自主意願而為陳述,則被告於偵查中所 為之自白或不利於己之陳述,自非出於疲勞訊問,而具有任 意性,且與事實相符(詳後述),故具有證據能力,得作為 認定犯罪事實之依據。被告及其辯護人所指被告於偵查中處 於意識不清之狀態等語,核與本院勘驗結果所呈現被告當時 之客觀情狀不符,則被告及辯護人主張被告該次偵查筆錄並 無證據能力云云,自非可採。  ㈡按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述,除法律有規定 者外,不得作為證據,刑事訴訟法第159條第1項定有明文。 經查,證人即共同被告曾春福、證人張家萌、潘俊仁於警詢 中之陳述,均屬被告以外之人於審判外之言詞陳述,為傳聞 證據,復經被告之辯護人主張不得作為證據(本院訴字卷第 142、151頁),且未具有可信之特別情況,尚無刑事訴訟法 第159條之2、第159條之3、第159條之5所定之例外情形,依 同法第159條第1項規定,無證據能力。  ㈢次按被告以外之人於審判外之陳述,雖不符前4條之規定,而 經當事人於審判程序同意作為證據,法院審酌該言詞陳述或 書面陳述作成時之情況,認為適當者,亦得為證據;當事人 、代理人或辯護人於法院調查證據時,知有第159條第1項不 得為證據之情形,而未於言詞辯論終結前聲明異議者,視為 有前項之同意,同法第159條之5亦有規定。本案下述所引被 告以外之人於審判外之陳述,經本院提示各該審判外陳述之 內容並告以要旨,檢察官、被告及辯護人於本院言詞辯論終 結前均未爭執證據能力,復經本院審酌該等供述證據作成之 客觀情狀,並無證明力明顯過低或係違法取得之情形,且為 證明本案犯罪事實所必要,認為以之作為證據應屬適當,均 應有證據能力。  ㈣本院後述所引用之其餘非供述證據,經本院依法當庭提示令 被告辨認或告以要旨並依法調查外,復無證據足證係公務員 違背法定程序所取得,又為證明本案犯罪事實所必要,亦均 得作為本案證據。  ㈤另證人即共同被告曾春福、證人潘俊仁經本院傳喚、拘提均 未於本院審理期日到庭等情,有本院113年11月14日、同年1 2月11日刑事報到明細、審判筆錄、本院送達證書、拘票及 拘提報告書、個人戶籍資料查詢結果、臺灣高等法院在監在 押全國紀錄表在卷可憑,足見證人曾春福、潘俊仁有傳拘不 到之情形,故證人曾春福、潘俊仁在客觀上不能接受被告及 辯護人之詰問,並無不當剝奪被告之詰問權,是證人曾春福 、潘俊仁於偵查中之結證自得作為認定本案犯罪事實之依據 。 貳、實體方面 一、認定犯罪事實所憑之證據及理由  ㈠上開事實,業據被告於偵查中坦承不諱(偵字71932卷第95至 99頁),明白供述其有分別於事實欄一㈠及㈡所示時間,以2, 500元之價格販賣海洛因1包(約0.6公克)予張家萌,曾春 福有轉交潘俊仁於事實欄一㈡所示時間給付之現金2,500元予 己,以及分別於事實欄一㈢至㈨所示時間,以1,000元之價格 販賣海洛因1包予潘俊仁等節,核與證人即共同被告曾春福 於偵查中證述其有於事實欄一㈡所示時間,交付海洛因予張 家萌等情節相符(偵字71990卷第63頁反面至第64頁),並 於本院訊問程序時坦承與被告共同販賣第一級毒品犯行(本 院訴字卷第215頁),另經證人張家萌於偵查中結證稱各有 於事實欄一㈠及㈡所示時間,以2,500元向蔡忠清購買海洛因1 包,而事實欄一㈡該次交易是先與被告連繫後,由曾春福交 付海洛因,並交付現金予曾春福等語明確(偵字71990卷第6 8頁至反面);於本院審理時復證稱其於偵查中所述為真, 我都是先打電話跟蔡忠清聯繫購毒,講好價格跟數量,且均 有交付現金2,500元等語(本院訴字卷第307至310、318至31 9頁),以及證人潘俊仁於警詢、偵查中證述其分別於事實 欄一㈢至㈨所示時間,以1,000元之價格購買海洛因1包(約0. 1公克)等語歷歷在卷(偵字71990卷第70頁反面、第207至2 10頁),是上開證述均相符,已能補強被告於偵查中之自白 ,復有監視器錄影畫面翻拍照片在卷可查(偵字71932卷第1 4至34頁),是被告於偵查中所為任意性之自白(具有任意 性部分詳前述),與事實相符,堪以採信。又被告雖於偵查 中自白其各次販賣予潘俊仁海洛因之數量均為0.3至0.4公克 (偵字71932卷第97至98頁),惟證人潘俊仁證稱各次向蔡 忠清購買海洛因之數量僅約為0.1公克如前,且依卷內事證 查無證據可資補強被告此部分自白之真實性,依罪證有疑, 利於被告之原則,應從有利於被告之認定,是就被告販賣證 人潘俊仁之數量應更正如事實欄所載,併此說明。  ㈡被告雖於本院審理中改口否認販賣第一級毒品予證人張家萌 、潘俊仁,並於準備程序時辯稱:我沒有於事實欄一㈠的時 間與張家萌見面,也沒有與張家萌相約買賣毒品,又潘俊仁 只是來找我聊天吃東西云云(本院訴字卷第138至139頁)。 辯護人則為被告辯護稱:本案僅有證人張家萌、潘俊仁之單 一指證,監視器影像復未攝得被告販賣毒品之畫面,證人證 詞欠缺補強證據,且證人張家萌不確定事實欄一㈡係被告或 曾春福欲販賣毒品,證人張家萌復表示該次毒品效果不佳, 亦不能確認是海洛因抑或葡萄糖,本案應對被告為無罪諭知 等語。經查:⒈被告於本院審理時供稱:我有於事實欄一㈠至 ㈨所示時間與張家萌、潘俊仁見到面,他們就是來我家,我 介紹工作給他們等語(本院訴字卷第372頁),已與其先前 於準備程序時陳述其未與張家萌見面,與潘俊仁見面僅是聊 天吃東西等辯詞,有所出入,已有可疑之處。再者,潘俊仁 分別於事實欄一㈣、㈤、㈥停放所騎乘機車走往被告住處至再 度騎乘機車離去僅有9分鐘餘、4分鐘餘、23分鐘餘,有前揭 監視器錄影畫面翻拍照片附卷為憑(偵字71932卷第19頁至 反面、第23頁、第24至25頁),是潘俊仁停留於被告住處內 之時間甚為短暫,且於事實欄一㈥所示時間為週三之清晨, 不足供為休閒、毫無時間壓力之談天飲宴時刻,何況,設若 被告真有提供工作機會予證人張家萌或潘俊仁,現今網路通 訊工具發達,大可以手機、網路等方式聯繫已足,何需由證 人親自多次前往其住處,徒增被告停留於住處等待證人前來 以及證人交通往返之時間耗費,是被告所辯與常情顯不相符 ,顯為脫免罪責,難認可採。⒉另證人張家萌於本院審理時 明確證稱:當時我打電話給被告,我們就已經講好價格跟數 量,是到了之後曾春福幫我開門拿毒品給我等語(本院訴字 卷第309、311至313、318至319頁),且被告於偵查中亦坦 承係其販賣海洛因予張家萌,僅實際交付毒品予張家萌並收 取價金者為共同被告曾春福(偵字71932卷第96頁),則被 告既係與證人張家萌相約海洛因之買賣並最終取得毒品價金 之人,所為仍構成販賣第一級毒品之犯行。又證人張家萌於 本院審理時雖曾證稱:112年7月4日購買那次,沒有施用後 頭暈的感覺等語(本院訴字卷第316頁),但其亦解釋稱:1 12年8月2日是最後一次跟被告賣毒品,我覺得拿的東西好像 是葡萄糖,完全沒有信心了,所以就沒再過去拿,但112年7 月4日購買那次,施用還是有感覺等語(本院訴字卷第306、 314至315頁),參以證人張家萌於事實欄一㈡(即112年7月4 日)購買海洛因後,仍於同年8月2日前往被告住處,欲向被 告購買海洛因等情,分別經被告及證人張家萌供述明確(偵 字71932卷第96頁、本院訴字卷第314頁),復有前揭監視器 錄影畫面翻拍照片在卷為憑(偵字71932卷第35頁反面至第3 6頁),可知證人張家萌於事實欄一㈡所示時間購買海洛因後 ,仍欲向被告再次購買海洛因,衡諸證人張家萌均是以市價 向被告購買海洛因一情,此據證人張家萌證述明確(本院訴 字卷第315頁),設如證人張家萌於112年7月4日向被告購得 海洛因並施用後,毫無用毒後欣快反應或並非買到真的毒品 ,又豈會再次企圖花費高額之錢財向不具誠信之被告購買海 洛因?應認被告於112年7月4日因販賣所交付之「毒品」具 有海洛因成分甚明,實與常情相符。是辯護人前揭所主張, 均難認有據。  ㈢按販賣毒品係違法行為,非可公然為之,亦無公定之價格, 且不論任何包裝,均可任意分裝增減分量,而每次販賣之價 量,亦可能因雙方間之關係深淺、資力、需求量及對行情之 認知、來源是否充裕,查緝是否嚴緊,購買者被查獲時有無 可能供出購買對象之可能性風險評估等,而異其標準,並機 動調整,非可一概而論,販賣之利得除經坦承犯行或價量俱 臻明確外,委難察得實情,販毒之人從價差或量差中牟利方 式雖異,其意圖營利之非法販賣行為則一,是除非別有事證 ,足認係按同一價量委買、轉售或無償贈與,確未牟利外, 尚難執此遽認非法販賣之證據有所未足,致使知過坦承者難 辭重典,飾辭否認者反得僥倖而失情理之平。準此,查被告 就上開毒品交易之過程及販賣所得,均於偵查中自白不諱, 而被告甘冒被查緝法辦之風險,將取得不易之毒品交付於他 人,若謂被告售出毒品無利可圖,實違常情,亦無從想像被 告有何平白支出該等勞費而賠本出售之必要,是被告所為, 係為賺取價差獲利而從事販毒行為,其主觀上具有營利意圖 ,亦堪認定。  ㈣綜上所述,被告前揭販賣海洛因等犯行事證明確,堪予認定 ,應予依法論科。 二、論罪  ㈠核被告所為,均係犯毒品危害防制條例第4條第1項販賣第一 級毒品罪(共9罪)。被告因販賣第一毒品前而持有第一級 毒品之低度行為,應分別為販賣第一級毒品之高度行為所吸 收,均不另論罪。被告與共同被告曾春福就上開事實欄一㈡ 所示犯行,有犯意之聯絡及行為之分擔,為共同正犯。被告 所犯上開販賣第一級毒品罪間(共9次),犯意各別,行為 互殊,應予分論併罰。  ㈡本案有刑法第59條之適用   按刑法第59條規定:「犯罪之情狀顯可憫恕,認科以最低度 刑仍嫌過重者,得酌量減輕其刑。」所謂「犯罪之情狀」顯 可憫恕,與刑法第57條所稱之審酌「一切情狀」,二者並非 屬截然不同之範圍,於裁判上酌量減輕其刑時,本應就犯罪 一切情狀(包括刑法第57條所列舉各款事項),予以全盤考 量,審酌其犯罪有無可憫恕之事由,以為判斷,故適用第59 條酌量減輕其刑時,並不排除第57條所列舉各款事由之審酌 (最高法院108年度台上字第2978號判決意旨可資參照)。 查被告於本案數次販賣第一級毒品之行為固值非難。惟其所 犯毒品危害防制條例第4條第1項販賣第一級毒品罪之法定最 低本刑為無期徒刑。因其販賣第一級毒品之對象合計僅有2 人,各次販賣第一級毒品之金額為2,500元或1,000元,足見 各次毒品交易之金額非高。又被告所為本案各次販賣毒品之 時間尚屬集中,應僅屬施用毒品之同儕間互通有無之情形, 與長期對外大量販賣毒品之情形尚有差異。以本案情節而言 ,科以所犯罪名之最低度刑(即有期徒刑10年),尚嫌過重 ,容有法重情輕之情形,參酌前揭所述,爰均依刑法第59條 規定減輕其刑。  ㈢本案另皆有憲法法庭112年憲判字第13號判決意旨之適用   按憲法法庭112年憲判字第13號判決主文揭示「毒品危害防 制條例第4條第1項前段規定:『販賣第一級毒品者,處死刑 或無期徒刑。』立法者基於防制毒品危害之目的,一律以無 期徒刑為最低法定刑,固有其政策之考量,惟對諸如無其他 犯罪行為,且依其販賣行為態樣、數量、對價等,可認屬情 節極為輕微,顯可憫恕之個案,縱適用刑法第59條規定酌減 其刑,仍嫌情輕法重,致罪責與處罰不相當。於此範圍內, 對人民受憲法第8條保障人身自由所為之限制,不符憲法罪 刑相當原則,牴觸憲法第23條比例原則。司法院釋字第476 號解釋,於此範圍內應予變更;相關機關應自本判決公告之 日起2年內,依本判決意旨修正之。二、自本判決公告之日 起至修法完成前,法院審理觸犯販賣第一級毒品之罪而符合 前揭情輕法重之個案,除依刑法第59條規定減輕其刑外,另 得依本判決意旨減輕其刑至2分之1」。查被告販賣第一級毒 品之行為固屬不當。惟其販賣第一級毒品之對象僅有2人, 各次販賣時間尚屬集中,每次交易之毒品價金僅2,500元或1 ,000元,數額非鉅,與長期對不特定人販售大量毒品之情形 尚屬有別。而其所犯本案販賣第一級毒品罪,經依刑法第59 條規定酌減其刑,減刑後之最低度刑為有期徒刑15年。本院 審酌被告本案行為惡性、犯罪情節、所生危害與不法程度等 節,認縱科以上開減刑後之最低度刑,仍有情輕法重之情形 ,爰均依上開判決意旨遞予減輕其刑,以符罪刑相當原則。 三、爰以行為人之責任為基礎,審酌被告於本案前已因施用、持 有毒品經論罪科刑之前案紀錄,有臺灣高等法院被告前案紀 錄表在卷可查,可知海洛因對人體具有危害性,為我國法律 所嚴格禁止販賣或施用,卻仍販賣海洛因予他人,所為造成 毒品危害之擴散,實有不該;且於本院審理時改口否認本案 案犯罪,難認其犯罪後之所悔悟;惟念及各次販賣之毒品數 量或價格均非鉅額,兼衡於本案前並無任何販賣毒品而經論 罪科刑之前案紀錄,已如前述,暨其智識程度、家庭經濟生 活狀況(見本院訴字卷第144頁)等一切具體情狀,分別量 處如附表主文欄所示之刑。另考量被告於本案所販賣第一級 毒品之對象僅有2人,販賣次數為9次,所犯各罪彼此間尚在 接近之時間內為之,且各次販售毒品之數量、價金均屬小額 ,揆諸上開見解,若定以過重之應執行刑,其效用可能隨著 長期刑之執行,等比例地大幅下跌,效用甚低,對其教化效 果亦不佳,有害其回歸社會,雖各罪不符合於集合犯、接續 犯之概念,而應數罪併罰,惟考量上開因素,數罪對法益侵 害之加重效應較低,爰定其應執行之刑如主文所示。 四、按犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之;前二項之沒收, 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額,刑 法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。查被告就本 案各次販賣第一級毒品之所得,均未扣案,應依上開規定宣 告沒收,並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,均追 徵其價額如附表主文欄所示。至於被告於本院審理時供稱: 扣案毒品是供己施用,其他則與本案無關等語(本院訴字卷 第371頁),復依卷內事證,查無與本案相關,均無須宣告 沒收或追徵,應由檢察官另為適法之處理。 乙、無罪部分 壹、公訴意旨及其論據 一、公訴意旨另以:被告與共同被告曾春福共同意圖營利,基於 販賣第一級毒品之犯意聯絡,於112年5月31日18時29分前之 某時許,先由被告與潘俊仁約定,由被告以1,000元為代價 ,販售海洛因1包(約0.1公克)予潘俊仁,後由共同被告曾春 福於112年5月31日18時29分許,在新北市○○區○○○路00巷00 號前,將海洛因1包交予潘俊仁,潘俊仁再於翌日將1,000元 交與被告。因認被告涉犯毒品危害防制條例第4條第1項之販 賣第一級毒品罪嫌等語。 二、檢察官認被告涉犯上開罪嫌,無非以:被告於警詢、偵查中 之供述、證人即共同被告曾春福於警詢及偵查中之供述、證 人潘俊仁於警詢及偵查中之證述、監視器錄影畫面翻拍照片 為主要論據。 貳、按犯罪事實應依證據認定之,無證據不得認定犯罪事實;不 能證明被告犯罪者,應諭知無罪之判決,刑事訴訟法第154 條第2項、第301條第1項分別定有明文。又認定不利於被告 之事實,須依積極證據,苟積極證據不足為不利於被告事實 之認定時,即應為有利於被告之認定,更不必有何有利之證 據;認定犯罪事實所憑之證據,雖不以直接證據為限,間接 證據亦包括在內,然而無論直接或間接證據,其為訴訟上之 證明,須於通常一般之人均不致有所懷疑,而得確信為真實 之程度者,始得據為有罪之認定,若其關於被告是否犯罪之 證明未能達此程度,而有合理性懷疑之存在,致使無從形成 有罪之確信,根據「罪證有疑,利於被告」之證據法則,即 不得遽為不利於被告之認定。而事實之認定,應憑證據,如 未能發現相當證據,或證據不足以證明,自不能以推測或擬 制之方法,以為裁判之基礎。而檢察官就被告犯罪事實,應 負舉證責任,並指出證明之方法,刑事訴訟法第161條第1項 定有明文。故檢察官對於起訴之犯罪事實,應負提出證據及 說服之實質舉證責任,倘其所提出之證據,不足為被告有罪 之積極證明,或其指出證明之方法,無從說服法院以形成被 告有罪之心證,基於無罪推定原則,自應為被告無罪判決之 諭知。 參、次按具有共犯關係之共同被告,在同一訴訟程序中,兼具被 告與證人雙重身分,其就犯罪事實之供述,對己不利之部分 ,如資為證明其本人案件之證據時,即屬被告之自白;對他 共同被告不利部分,倘用為證明該被告案件之證據時,則屬 共犯之自白,本質上亦屬共犯證人之證述。而不論是被告之 自白或共犯之自白,均受刑事訴訟法第156條第2項之規範拘 束,其供述或證詞須有補強證據為必要,藉以排斥推諉卸責 、栽贓嫁禍之虛偽陳述,從而擔保其真實性。所謂補強證據 ,係指除該自白本身之外,其他足以證明該自白之犯罪事實 確具有相當程度真實性之證據而言,雖所補強者,非以事實 之全部為必要,但亦須因補強證據之質量,與自白之相互利 用,足使犯罪事實獲得確信者,始足當之。即令複數共犯之 自白,所述內容互為一致,其證據價值仍與自白無殊,究非 屬自白以外之另一證據,殊不能以複數共犯所為供述一致, 相互間即得作為彼此所陳述犯罪事實之補強證據。至於共犯 供述或證詞前後次數多寡、內容是否一致、有無重大矛盾、 指述堅決與否及態度是否肯定,僅足為判斷其供述或證詞有 否瑕疵之參考,仍屬自白之範疇,而其與他被告間之關係如 何、彼此交往背景、有無重大恩怨糾葛等情,既與所述他被 告參與該共同犯罪之真實性判斷無涉,均不足藉以補強及擔 保其自白為真實之證明力(最高法院109年度台上字第3574 號判決參照)。另施用毒品者指證某人為販毒之人,雖非屬 共犯證人類型,但因彼此間具有利害關係,其陳述證言在本 質上存有較大虛偽性之危險,為擔保其真實性,本乎刑事訴 訟法第156條第2項規定之相同法理,自仍應認為有補強證據 之必要性,藉以限制其證據上之價值。此之所謂補強證據, 必須求之於該指證者之陳述本身以外,其他足資證明其所指 之犯罪事實具有相當程度真實性之別一證據。以毒販間通話 之通訊監察譯文作為施用毒品者所指證販賣毒品犯罪事實之 補強證據,必須其等之對話內容,依社會通念已足以辨別明 白其所交易標的物之毒品品項、數量及價金,始足與焉,否 則對於語意隱晦不明之對話,即令指證者證述該等對話內容 之含意即係交易毒品,除非被指為販毒之被告坦認,或司法 警察依據通訊監察之結果即時啟動調查因而破獲客觀上有可 認為販賣毒品之跡證者外,因仍屬指證者單方之陳述本身, 自尚不足作為其所述犯罪事實之補強證據(最高法院109年 度台上字第82號、108年度台上字第1472號判決意旨參照) 。 肆、訊據被告堅決否認就上開公訴意旨部分有何違反毒品危害防 制條例第4條第1項之販賣第一級毒品犯行,並辯稱:我沒有 跟潘俊仁相約買賣毒品,也不清楚曾春福有沒有於112年5月 31日交付海洛因給潘俊仁,潘俊仁於翌日也沒有給我1,000 元等語。辯護人則為被告辯護稱:此部分僅有證人潘俊仁之 單一指證,監視器影像復未攝得被告販賣毒品之畫面,證人 潘俊仁之證詞欠缺補強證據,應諭知被告無罪等語。 伍、本院之判斷 一、證人潘俊仁固有於112年5月31日18時29分許,前往斯時被告 位於新北市鶯歌區國際二路20巷41之居所,與共同被告曾春 福見面之事實,為被告所不爭執(偵字71932卷第8頁反面) ,核與共同被告曾春福於警詢時之陳述(偵字71990卷第6頁 反面)、證人潘俊仁於警詢及偵查中之證述(偵字71990卷 第206頁至反面、第70頁反面)相符,並有監視器錄影畫面 翻拍照片在卷可佐(偵字71932卷第14至16頁),應堪認定 。 二、證人即共同被告曾春福於警詢中證稱:當天潘俊仁先聯繫被 告後,被告再打給我,跟我說潘俊仁要來買哪種毒品及數量 ,並交代我他的毒品放置於何處,幫他交貨給潘俊仁等語( 偵字71990卷第6頁反面)。而證人潘俊仁於警詢中證稱:當 天我去被告家敲門,才知道被告去金門,我打電話問被告, 被告說毒品寄放在曾春福那邊,被告就請曾春福拿毒品海洛 因1小包給我,但我是隔天才把現金1,000元給被告等語(偵 字71990卷第206頁反面);於偵查中復證稱:112年5月31日 那次是被告去金門不在家,所以他請曾春福拿毒品給我,曾 春福是拿毒品下樓給我,事後我再把錢交給被告等語(偵字 71990卷第70頁反面),是共同被告曾春福於警詢中自白有 替被告交付毒品海洛因予潘俊仁以完成被告與潘俊仁間之買 賣交易,又證人潘俊仁亦指證其有與被告相約買賣毒品,但 係由曾春福代為交付已完成毒品買賣等情節。然查,施用毒 品者即證人潘俊仁於供出毒品來源因而查獲其他正犯或共犯 ,尚能獲減輕或免除其刑之寬典;共同被告曾春福與被告屬 共犯地位,為圖減少刑責而推諉、栽贓,其供述不無有虛偽 可能,則其等與被告間之利害對立狀態所生證詞虛偽之危險 性,並不會因其2人均曾經證述該次毒品買賣係被告與證人 潘俊仁約定再由被告指示曾春福代為交付等情節一致而不同 ,是其2人所為證述,尚難互為補強,仍須有其他補強證據 佐認。而上開被訴販賣第一級毒品之犯行,已經被告於偵查 中及本院審理時始終否認此部分犯行。又起訴所指該次買賣 交易過程僅有攝得證人潘俊仁前往被告前揭居所與曾春福見 面,曾春福並交付物品予證人潘俊仁之畫面,但未能據此即 認被告有與證人潘俊仁相約毒品買賣而參與其中,是上開監 視器錄影畫面不足以作為證人即共同被告曾春福或證人潘俊 仁前揭證述之補強。 三、綜上所述,檢察官就被告涉犯此部分罪嫌所提出之證據,尚 未達於一般之人可得確信被告確有起訴書此部分所指之販賣 第一級毒品罪嫌,而無合理懷疑存在之程度,致使本院無從 形成有罪之確信,此外,復無其他積極證據可供考查。揆諸 首揭說明,被告此部分之犯罪尚屬不能證明,依法應為其無 罪之諭知。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第301條第1項( 本件依刑事判決精簡原則僅記載程序法條),判決如主文。 本案經檢察官粘鑫提起公訴,檢察官歐蕙甄到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  1   月  8   日          刑事第二十一庭 審判長法 官 王國耀                     法 官 呂子平                     法 官 林翠珊 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內敘明上訴理由,向本院提 出上訴狀(應附繕本),上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者,應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。                     書記官 劉德玉 中  華  民  國  114  年  1   月  10  日 附錄本判決論罪法條: 毒品危害防制條例第4條 製造、運輸、販賣第一級毒品者,處死刑或無期徒刑;處無期徒 刑者,得併科新臺幣3千萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第二級毒品者,處無期徒刑或10年以上有期徒 刑,得併科新臺幣1千5百萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第三級毒品者,處7年以上有期徒刑,得併科 新臺幣1千萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第四級毒品者,處5年以上12年以下有期徒刑 ,得併科新臺幣5百萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣專供製造或施用毒品之器具者,處1年以上7年 以下有期徒刑,得併科新臺幣1百50萬元以下罰金。 前五項之未遂犯罰之。 【附表】 編號 對應事實 主文欄 1 事實欄一㈠ 蔡忠清犯販賣第一級毒品罪,處有期徒刑柒年拾月,未扣案之犯罪所得現金新臺幣貳仟伍佰元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 2 事實欄一㈡ 蔡忠清共同犯販賣第一級毒品罪,處有期徒刑柒年拾月,未扣案之犯罪所得現金新臺幣貳仟伍佰元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 3 事實欄一㈢ 蔡忠清犯販賣第一級毒品罪,處有期徒刑柒年捌月,未扣案之犯罪所得現金新臺幣壹仟元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 4 事實欄一㈣ 蔡忠清犯販賣第一級毒品罪,處有期徒刑柒年捌月,未扣案之犯罪所得現金新臺幣壹仟元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 5 事實欄一㈤ 蔡忠清犯販賣第一級毒品罪,處有期徒刑柒年捌月,未扣案之犯罪所得現金新臺幣壹仟元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 6 事實欄一㈥ 蔡忠清犯販賣第一級毒品罪,處有期徒刑柒年捌月,未扣案之犯罪所得現金新臺幣壹仟元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 7 事實欄一㈦ 蔡忠清犯販賣第一級毒品罪,處有期徒刑柒年捌月,未扣案之犯罪所得現金新臺幣壹仟元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 8 事實欄一㈧ 蔡忠清犯販賣第一級毒品罪,處有期徒刑柒年捌月,未扣案之犯罪所得現金新臺幣壹仟元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 9 事實欄一㈨ 蔡忠清犯販賣第一級毒品罪,處有期徒刑柒年捌月,未扣案之犯罪所得現金新臺幣壹仟元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 (以下空白)

2025-01-08

PCDM-113-訴-372-20250108-1

原易
臺灣新北地方法院

毒品危害防制條例

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度原易字第42號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 潘俊仁 指定辯護人 本院公設辯護人彭宏東 上列被告因違反毒品危害防制條例案件,經檢察官提起公訴(11 2年度毒偵字第4803、5695號),被告於本院準備程序進行中, 就被訴事實為有罪之陳述,經本院告知簡式審判程序之旨,並聽 取當事人之意見後,裁定依簡式審判程序審理,判決如下:   主 文 潘俊仁施用第1級毒品,處有期徒刑8月。   犯罪事實及理由 一、犯罪事實:   潘俊仁前因施用毒品案件,經臺灣桃園地方法院以110年度 毒聲字第75號裁定送觀察、勒戒後,因認有繼續施用毒品傾 向,經同院以110年度毒聲字第1175號裁定施以強制戒治, 抗告後,經臺灣高等法院以110年度毒抗字第1044號裁定駁 回抗告確定,於民國111年1月5日執行完畢釋放出所,並由臺 灣桃園地方檢察署檢察官以111年度戒毒偵字第20號為不起訴 處分確定。詎仍未戒除毒癮,復基於施用第1、2級毒品之犯 意,於112年8月15日下午5時許,在其新北市○○區○○路000號 居所,以將第1級毒品海洛因及第2級毒品甲基安非他命置入 針筒注射體內之方式,同時施用海洛因、甲基安非他命1次 。嗣於翌(16)日上午8時許,在上址為警拘提,並經警徵 得其同意採集尿液送驗,結果呈嗎啡、可待因、安非他命、 甲基安非他命陽性反應,而查悉上情。 二、證據名稱:  ㈠被告潘俊仁於準備程序及審理時之自白。  ㈡自願受採尿同意書。  ㈢勘察採證同意書。  ㈣內政部警政署國道公路警察局刑事警察大隊委託鑑驗尿液代 號與姓名對照表。  ㈤臺北榮民總醫院職業醫學及臨床毒物部出具之濫用藥物尿液 檢驗報告(檢體編號:112009號)。 三、論罪科刑:  ㈠按觀察、勒戒或強制戒治執行完畢釋放後,3年內再犯同條例 第10條之罪者,檢察官或少年法院(地方法院少年法庭)應 依法追訴或裁定交付審理,毒品危害防制條例第23條第2項 定有明文。查被告前有如犯罪事實欄所載經法院裁定送觀察 、勒戒及強制戒治之情形,有臺灣高等法院被告前案紀錄表 在卷可參,其於前揭強制戒治執行完畢釋放後3年內,再為 本件施用毒品犯行,檢察官對此提起公訴,於法核無不合。 綜上,本件事證明確,被告所為本件施用毒品犯行堪以認定 ,應依法論科。  ㈡核被告所為,係犯毒品危害防制條例第10條第1、2項之施用 第1、2級毒品罪。  ㈢被告持有第1、2級毒品進而施用,其持有之低度行為,各為 施用之高度行為所吸收,均不另論罪。  ㈣被告於上揭時、地同時施用海洛因及甲基安非他命,係一行 為觸犯數罪名,為想像競合犯,應依刑法第55條前段規定, 從一重之施用第1級毒品罪論處。至公訴意旨雖認被告上開 施用第1、2級毒品2罪間,犯意各別,行為互殊,應予分論 併罰,惟被告於審理時供述係將海洛因及甲基安非他命置入 針筒以注射方式同時施用之,且查無積極證據足認被告確係 分別施用,是尚難認係屬數行為而構成數罪,附此敘明。  ㈤爰審酌被告曾因施用毒品犯行經戒毒處遇及法院判刑,有上 揭被告前案紀錄表可參,詎仍未能戒除毒癮,漠視法令禁制 而犯本罪,顯見其不思悔改,自制力欠佳,惟其施用毒品所 生危害,實以自戕身心健康為主,對於他人生命、身體、財 產等法益,尚無明顯而重大之實害,兼衡其有如上揭前案紀 錄表所示素行、犯罪之動機、暨其於審理時自陳之個人科刑 資料(為避免過度揭露個人資料,詳見原易卷第237頁)等 一切情狀,量處如主文所示之刑。 四、至被告為本件施用毒品犯行所使用之針筒並未扣案,前開物 品又非屬違禁物或本院應義務沒收之物,該物品又甚易取得 ,價值不高,並不具備刑法上之重要性,故不予宣告沒收或 追徵。     據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段,判決如主文。 本案經檢察官乙○○偵查起訴,檢察官張維貞到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  11  月   5  日          刑事第十二庭 法 官 簡方毅 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內敘明上訴理由,向本院提 出上訴狀 (應附繕本) ,上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者,應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。                 書記官 黃馨德 中  華  民  國  113  年  11  月  5   日 附錄本案論罪科刑法條全文: 毒品危害防制條例第10條 施用第1級毒品者,處6月以上5年以下有期徒刑。 施用第2級毒品者,處3年以下有期徒刑。

2024-11-05

PCDM-113-原易-42-20241105-1

金訴
臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第1807號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 呂仁傑 上列被告因違反洗錢防制法等案件,經檢察官提起公訴(113年 度偵字第21570號),本院判決如下: 主 文 呂仁傑幫助以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪,處有期徒刑 陸月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。 事 實 一、呂仁傑可預見將電支帳戶提供予他人使用,恐為不法者充作 詐騙被害人之犯罪工具,竟基於縱所提供之電支帳戶被作為 詐欺取財犯罪之用,亦不違背其本意之幫助詐欺取財不確定 故意,於民國113年6月19日9時13分前某時,並將其申設之 街口支付電支帳戶000000000(下稱街口支付電支帳戶)、 全支付電支帳戶、LINE Pay電支帳戶等帳號、密碼予真實姓 名、年籍不詳自稱「小清」之詐騙集團成員,而容任該成員 及其所屬之詐騙集團用以犯罪。嗣上開詐騙集團之成員共同 意圖為自己不法之所有,基於詐欺取財之犯意連絡,於附表 所示詐騙時間,以附表所示詐騙手法對彭瑞均、潘俊仁、江 家蓁、曾亭瑜、朱佑杰施詐,致渠等陷於錯誤,分別於附表 所示匯款時間,轉匯附表所示金額至上開街口支付電支帳戶 。 二、案經彭瑞均、潘俊仁、江家蓁、曾亭瑜、朱佑杰訴由臺南市 政府警察局第四分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起 訴。 理 由 一、證據能力部分:本判決以下所引用之具傳聞性質之證據,檢 察官及被告於本案審理程序均表示同意做為證據使用,迄於 言詞辯論終結前,亦未爭執其證據能力,本院審酌前開證據 之作成或取得之狀況,並無非法或不當取證之情事,且經本 院於審判期日就上開證據依法進行調查、辯論,依刑事訴訟 法第159條之5規定,均具有證據能力。 二、訊據被告固不否認有將上開街口支付電支帳戶、全支付電支 帳戶、LINE Pay電支帳戶等帳號、密碼交附給自稱「小清」 之事實,惟矢口否認有何幫助詐欺取財及幫助一般洗錢犯行 ,辯稱:我是要辦貸款,對方說辦街口支付他說為了要做帳 單,全支付他說要撥款用,LINE Pay他沒有說要做什麼,他 說公司要求很多。當時我只想要趕快拿到錢,就沒想那麼多 ,就算他沒有跟我說LINE Pay帳戶用途,我也是申辦完就拿 給他等語。然查:  ㈠本案詐欺集團不詳成員取得被告本案街口支付電支帳戶資料 後,即共同意圖為自己不法之所有,基於加重詐欺取財及一 般洗錢之犯意聯絡,分別於附表所載之時間,以如附表所載 之方式詐騙告訴人彭瑞均、潘俊仁、江家蓁、曾亭瑜、朱佑 杰,致該5人陷於錯誤而分別依指示轉匯如附表所載之金額 至被告本案街口支付電支帳戶內,並均遭提領一空,不知去 向、所在等情,業據告訴人彭瑞均、潘俊仁、江家蓁、曾亭 瑜、朱佑杰分別於警詢證述明確,並有告訴人等人提出如附 表所示匯款憑證、詐騙廣告截圖、被告上開全支付電支帳戶 、LINE Pay電支帳戶、街口支付電支帳戶之申登資料及交易 明細各1份在卷可參,且為被告所不爭執,是被告所提供之 本案街口支付電支帳戶資料,確係由本案詐欺集團成員持以 供作收受告訴人上開全支付電支帳戶、LINE Pay電支帳戶、 街口支付電支帳戶之申登資料及交易明細遭詐騙而轉匯入款 項之帳戶使用,且該集團成員旋即將上開帳戶內款項提領殆 盡,此部分事實先堪認定。  ㈡訊據被告於警詢中供稱:「當初我於113年6月17日至18日在 網路上要申辦貸款,並加入對方通訊軟體LINE暱稱『小清』聯 繫,對方以審核及作帳為由,請我申辦街口支付帳戶,因此 我依對方指示申辦一個街口支付帳戶,後來對方以做帳單為 由,請我提供街口支付的帳號密碼給他,我於113年6月19日 10時許,我以LINE傳送帳號密碼給對方,後來貸款也沒有下 來,我就驚覺有異,所以我馬上打電話去街口支付取消我的 帳號,然後才知道有人被騙了」等語;另被告於偵查中供稱 :「(問:你把自己申辦的街口支付虛擬帳戶提供給誰?) 『小清』」、「(問:為何把上開帳戶提供給對方?)他說要 作帳,我跟對方說我要貸款10萬,他說每月我要還利息4千 多,要分24個月還,他要先幫我把環款帳單製作好,所以要 我申辦街口支付,並綁定我的銀行帳號,我不知道為什麼要 這樣才能製作帳單」、「(問:你是怎麼與此人聯繫上的, 有廣告或訊息、通話或對話紀錄嗎?)我在臉書上看到廣告 ,說只要有網路銀行就可以貸款」、「(問:現在詐騙這麼 多,新聞都有報導,為何你在沒有思考情況下就辦三個帳戶 給不認識的人?)辦街口支付他說為了要做帳單,全支付他 說要撥款用,LINEPAY他沒有說要做什麼,他說公司要求很 多。當時我只想要趕快拿到錢,就沒有想那麼多,就算他沒 有跟我說LINEPAY帳戶用途,我也是申辦完就拿給他」等語 。從而,依據被告之供述,他之所以將自己所申辦的全支付 電支帳戶、LINE Pay電支帳戶、街口支付電支帳戶的帳號及 密碼交付給暱稱「小清」,是因為要辦理貸款,依對方指示 而交付。  ㈢是觀前述被告就交付自己所申辦的全支付電支帳戶、LINEPay 電支帳戶、街口支付電支帳戶的帳號及密碼原因之說明,被 告雖稱是為了要辦理貸款,然被告自己在偵查中供稱先前曾 有辦過機車貸款之經驗,申貸時要提供雙證件影本、財力證 明影本,顯見被告並非全然無貸款之經驗,且依被告之貸款 經驗,亦無需交付任何電支帳戶,足見被告所辯是為了辦理 貸款才交付上揭電支帳戶云云,並非真實,且與其自身之經 驗不符。又依一般社會經驗,辦理貸款並無提供電支帳戶等 資料之必要,何以會相信本次對方要求辦理貸款需提供電支 帳戶之話術?當非無疑。另被告供稱:「辦街口支付他說為 了要做帳單,全支付他說要撥款用,LINEPAY他沒有說要做 什麼,他說公司要求很多。當時我只想要趕快拿到錢,就沒 有想那麼多,就算他沒有跟我說LINEPAY帳戶用途,我也是 申辦完就拿給他」,倘被告確實是需要辦理貸款,出借方要 製作被告每期繳交貸款之帳單,本無須被告交付街口支付的 帳號及密碼,而真的是貸款撥款所需,也只要帳號即可,何 以需要連同密碼起交給對方,更何況還有被告連交付的目的 都不知道的LINEPAY電支帳戶,顯見被告辯稱提供上揭電支 帳戶之目的在於辦理貸款云云,與事實不符,顯無可採。  ㈣另查,電支帳戶之主要用途原在於現今社會常見之網路交易 ,作為電子支付之用,不論是街口支付、全支付以及LINEPA Y,透過與申請者的金融帳戶綁定後,固然具有支付價金以 及收受他人支付價金之功能,但電支帳戶本身並不具備作為 個人財力證據之功能,是以辦理貸款並不需要提供電支帳戶 供作財力證明,被告之辯詞顯與事實有違。被告雖辯稱以為 電子支付只是一個APP,沒有想到是銀行帳戶,然被告自陳 街口支付需要綁定銀行帳戶,既然綁定銀行帳戶,自是與銀 行帳戶產生連結,不論是支付或收受支付都是透過綁定的銀 行帳戶,則被告交出電支帳戶的帳號及密碼,等同將綁定之 銀行帳戶交出去供人使用。被告辯稱以為街口支付只是一個 APP,沒有想到是銀行帳戶云云,並非真實。  ㈤按刑法上之故意,分直接故意(確定故意)與間接故意(不 確定故意),行為人對於構成犯罪之事實,明知並有意使其 發生者,為直接故意;行為人對於構成犯罪之事實,預見其 發生而其發生並不違背其本意者,為間接故意。次按行為人 提供電支帳戶予不認識之人,固非屬洗錢防制法第2條所稱 之洗錢行為,不成立一般洗錢罪之正犯,然其主觀上如認識 該電支帳戶可能作為收受、提領、轉匯特定犯罪所得使用, 他人提領、轉匯後會產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴 、處罰之效果,仍屬基於幫助之犯意而提供,應論以幫助犯 一般洗錢罪。又臺灣社會對於不肖人士及犯罪人員常利用他 人帳戶作為詐騙錢財之犯罪工具,藉此逃避檢警查緝之情事 ,近年來新聞媒體多所報導,政府亦大力宣導督促民眾注意 ,因此,若交付電支帳戶資料予非親非故之他人,該他人將 有可能不法使用該等帳戶資料,以避免身分曝光,一般民眾 對此種利用人頭帳戶之犯案手法,自應知悉而有所預見。被 告於本院審理時供稱大學畢業之教育程度,自當知悉不可將 銀行帳戶或電支帳戶隨意交付給他人,亦知帳戶隨便交給他 人,可能會被詐騙集團利用詐騙他人。從而,被告將上揭電 支帳戶帳號及密碼交予「小清」時,應已預見收受之人極可 能以該帳戶作為詐騙他人財物之工具及藉此掩飾隱匿詐騙所 得款項所在。被告於偵查中供稱「當時我只想要趕快拿到錢 ,就沒有想那麼多」,顯見被告因急需要錢,權衡自身利益 及他人可能遭詐騙所受損失後,仍依「小清」之指示交付本 案電支帳戶帳號及密碼等資料,容任他人任意使用本案電支 帳戶,其主觀上有幫助他人實施加重詐欺取財及洗錢犯罪之 不確定故意,灼然甚明。  ㈥綜上所述,本案事證明確,被告幫助加重詐欺、幫助一般洗 錢等犯行均堪認定,應予依法論科。   三、論罪科刑 ㈠行為後法律有變更者,適用行為時之法律,但行為後之法律 有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2條 第1項定有明文。依此,若犯罪時法律之刑並未重於裁判時 法律之刑者,依刑法第2條第1項前段,自應適用行為時之刑 ,但裁判時法律之刑輕於犯罪時法律之刑者,則應適用該條 項但書之規定,依裁判時之法律處斷。此所謂「刑」者,係 指「法定刑」而言。又主刑之重輕,依刑法第33條規定之次 序定之、同種之刑,以最高度之較長或較多者為重。最高度 相等者,以最低度之較長或較多者為重,同法第35條第1項 、第2項分別定有明文。另按刑法及其特別法有關加重、減 輕或免除其刑之規定,依其性質,可分為「總則」與「分則 」二種。其屬「分則」性質者,係就其犯罪類型變更之個別 犯罪行為予以加重或減免,使成立另一獨立之罪,其法定刑 亦因此發生變更之效果;其屬「總則」性質者,僅為處斷刑 上之加重或減免,並未變更其犯罪類型,原有法定刑自不受 影響。再按所謂法律整體適用不得割裂原則,係源自最高法 院27年上字第2615號判例,其意旨原侷限在法律修正而為罪 刑新舊法之比較適用時,須考量就同一法規整體適用之原則 ,不可將同一法規割裂而分別適用有利益之條文,始有其適 用。但該判例所指罪刑新舊法比較,如保安處分再一併為比 較,近來審判實務已改採割裂比較,而有例外。於法規競合 之例,行為該當各罪之構成要件時,依一般法理擇一論處, 有關不法要件自須整體適用,不能各取數法條中之一部分構 成而為處罰,此乃當然之理;但有關刑之減輕、沒收等特別 規定,基於責任個別原則,自非不能割裂適用,要無再援引 上開新舊法比較不得割裂適用之判例意旨,遽謂「基於法律 整體適用不得割裂原則,仍無另依系爭規定減輕其刑之餘地 」之可言。此為受最高法院刑事庭大法庭109年度台上大字 第4243號裁定拘束之最高法院109年度台上字第4243號判決 先例所統一之見解。茲查,113年7月31日修正公布、同年0 月0日生效施行之洗錢防制法第2條已修正洗錢行為之定義, 有該條各款所列洗錢行為,其洗錢之財物或財產上利益未達 1億元者,同法第19條第1項後段規定之法定刑為「6月以上5 年以下有期徒刑,併科5千萬元以下罰金」,相較修正前同 法第14條第1項之法定刑為「7年以下有期徒刑,併科5百萬 元以下罰金」,依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準,新 法最重主刑之最高度為有期徒刑5年,輕於舊法之最重主刑 之最高度即有期徒刑7年,本件自應依刑法第2條第1項但書 之規定,適用行為後較有利於被告之新法(最高法院113年 度台上字第3672號裁判意旨參照)。     ㈡是核被告所為,係犯刑法第30條第1項前段、第339條之4第1 項第3款之幫助以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪,及 刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段 之幫助洗錢罪。被告以一交付帳戶之行為觸犯上開2罪名, 為想像競合犯,應依刑法第55條規定,從一重論以幫助以網 際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪論處。 ㈢被告基於幫助之犯意提供其前開街口支付帳戶之帳號及密碼 供詐騙集團成員作為收受被害人匯款,為幫助犯,爰依刑法 第30條第2項之規定,按正犯之刑減輕之。爰審酌被告在現 今詐騙案件猖獗之情形下,猶隨意交付電支帳戶及其綁定之 金融帳戶予不詳人士,使不法之徒得以憑藉其帳戶行騙並掩 飾犯罪贓款去向,致無辜民眾受騙而受有財產上損害,更造 成執法機關不易查緝犯罪行為人,嚴重危害交易秩序與社會 治安,行為實有不當,本件並造成告訴人彭瑞均、潘俊仁、 江家蓁、曾亭瑜、朱佑杰受有如附表所示之經濟損失,且均 未與告訴人達成和解,賠償渠等之損失,主觀惡性非輕,於 本院審理中仍否認犯行,兼衡被告自陳大學畢業之教育程度 ,現職餐飲,月收入約三萬多,未婚,無子女,現與父母、 弟弟同住等一切情狀,量處如主文所示之刑,併諭知易科罰 金之折算標準,以資警惕。 四、犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之。但有特別規定者, 依其規定,刑法第38條之1第1項前段固有明文,然被告並未 親自提領詐騙所得之款項,並已將本案電支帳戶交付予他人 ,是其已無從實際管領、處分帳戶內之詐騙所得款項,自無 從依上開規定宣告沒收。另依卷內現有之資料,亦無證據可 資認定被告有何因提供本案電支帳戶而取得對價之情形,則 被告既無任何犯罪所得,自無從宣告沒收或追徵,附此敘明 。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官李駿逸提起公訴,檢察官林慧美到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  10  月  22  日 刑事第十二庭 法 官 鄭銘仁 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀,並 應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本)「 切勿逕送上級法院」。                    書記官 侯儀偵 中  華  民  國  113  年  10  月  24  日 附錄本案論罪科刑法條: 洗錢防制法第19條(修正後) 有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科1百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第30條 (幫助犯及其處罰) 幫助他人實行犯罪行為者,為幫助犯。雖他人不知幫助之情者, 亦同。 幫助犯之處罰,得按正犯之刑減輕之。 附表 編號 告訴人 詐騙時間 詐騙手法 匯款時間 金 額(新臺幣:元) 匯款憑證 詐騙廣告 1 彭瑞均 113年6月19日9時13分許 刊登商品廣告於臉書網頁,適有告訴人彭瑞均瀏覽該廣告後,致陷於錯誤而匯款購買 113年6月19日10時10分許 2000 交易成功畫面截圖(警卷第69頁) 臉書網站廣告截圖(警卷第69頁) 2 潘俊仁 113年6月19日11時前某時 透過臉書、LINE通訊軟體佯以出售商品為由要求匯款 113年6月19日11時許 4500 3 江家蓁 113年6月19日13時43分前某時 刊登商品廣告於臉書網頁,適有告訴人江家蓁瀏覽該廣告後,致陷於錯誤而匯款購買 113年6月19日13時43分許 1900 交易明細截圖(警卷第87頁) 臉書網站廣告截圖(警卷第85頁) 4 曾亭瑜 113年6月19日15時29分前某時 透過臉書、LINE通訊軟體佯以出售商品為由要求匯款 113年6月19日15時29分許 8000 5 朱佑杰 113年6月19日18時13分前某時 刊登商品廣告於臉書網頁,適有告訴人朱佑杰瀏覽該廣告後,致陷於錯誤而匯款購買 113年6月19日18時13分許 4500 臉書網站廣告截圖(警卷第109頁)

2024-10-22

TNDM-113-金訴-1807-20241022-1

附民
臺灣臺南地方法院

損害賠償

臺灣臺南地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第1802號 原 告 潘俊仁 被 告 呂仁傑 上列被告因詐欺等案件(113年度金訴字第1807號),經原告提 起附帶民事訴訟,請求損害賠償,本院裁定如下: 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民事訴訟確係繁雜,非經長久時日不能終結其 審判者,得以合議裁定移送該法院之民事庭。刑事訴訟法第 504條第1項前段定有明文。 二、經查,本件刑事附帶民事訴訟,其內容確係繁雜,非經長久 之時日,不能終結其審判,揆諸上揭規定,爰將本案移送本 院民事庭。 中  華  民  國 113 年 10 月 22 日 刑事第十二庭 審判長法 官 張婉寧 法 官 陳嘉臨 法 官 鄭銘仁 以上正本證明與原本無異。 不得抗告。 書記官 侯儀偵 中  華  民  國 113 年 10 月 22 日

2024-10-22

TNDM-113-附民-1802-20241022-1

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