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聲再
臺灣高等法院

強盜等

臺灣高等法院刑事裁定 114年度聲再字第48號 再審聲請人 即受判決人 林冠旻 上列再審聲請人即受判決人因強盜等案件,對於本院106年度原 上訴字第57號,中華民國106年11月16日第二審確定判決(第一 審案號:臺灣新北地方法院105年度原訴字第40號,起訴案號: 臺灣新北地方檢察署105年度偵字第20837號),聲請再審,本院 裁定如下:   主 文 再審之聲請駁回。   理 由 一、聲請再審理由略以:再審聲請人即受判決人甲○○(下稱聲請 人)不服本院106年度原上訴字第57號判決(下稱原確定判 決),因發現下列新事證,有刑事訴訟法第420條第1項第6 款事由,爰聲請再審,理由如下: (一)聲請人去年在監執行中有收到告訴人王語瞳的信件,告訴人 對造成聲請人涉嫌強盜犯嫌感到抱歉,所以在信中詳述其欠 款緣由、交付金項鍊之目的及經過,更提及「原本講好金項 鍊給你,先抵掉我欠你的錢,所以我才把項鍊給你請你先替 我緩解,我欠你的錢和林詩容的事」,及製作筆錄時僅說明 案發經過而未提及債務關係,參以前述票據,足證本案金項 鍊供作抵償債務,而可動搖原確定判決。是以,聲請人亦對 告訴人提起偽證及誣告之告訴。 (二)案發後告訴人有向徐葉東霖表示「事後也有說,事情發生沒 多久,他欠你錢的部分已經用項鍊處理給你了」等語,有證 人徐葉東霖信件可證,而徐葉東霖與告訴人較為熟識,徐葉 東霖轉述當不致令人懷疑。 二、法院認為聲請再審之程序違背規定或無再審理由者,應以裁 定駁回之;經前項裁定後,不得更以同一原因聲請再審,刑 事訴訟法第433條前段及第434條第1項、第3項分別定有明文 。再有罪之判決確定後,因發現新事實或新證據,單獨或與 先前之證據綜合判斷,足認受有罪判決之人應受無罪、免訴 、免刑或輕於原判決所認罪名之判決者,為受判決人之利益 ,得聲請再審;所謂新事實或新證據,指判決確定前已存在 或成立而未及調查斟酌,及判決確定後始存在或成立之事實 、證據,同法第420條第1項第6款、第3項分別定有明文。所 謂發現之新事實、新證據,不以該事證於事實審法院判決前 已存在為限,縱於判決確定後始存在或成立之事實、證據, 亦屬之。惟須該事證本身可單獨或結合先前已經存在卷內之 各項證據資料,予以綜合判斷觀察,認為足以動搖原有罪之 確定判決,而為受判決人無罪、免訴、免刑或輕於原判決所 認罪名之判決者,始得聲請再審。倘未具備上開要件,即不 能據為聲請再審之原因(最高法院104年度台抗字第231號裁 定意旨參照)。是倘無法產生合理懷疑,不足以動搖原確定 判決所認定之事實者,仍非法之所許。從而,聲請人依憑其 片面、主觀所主張之證據,無論新、舊、單獨或結合其他卷 存證據觀察,綜合判斷之評價結果,如客觀上尚難認為足以 動搖第二審確定判決所認定之事實者,無准許再審之餘地( 最高法院104年度台抗字第125號裁定意旨參照)。又刑事訴 訟法第420條第1項第2款原確定判決所憑之證言為虛偽,作 為提起再審聲請之原因者,如未提出證人經判決確定為偽證 ,或其刑事訴訟之不能開始、續行非因證據不足之證明者, 即應以裁定駁回其再審之聲請(最高法院107年度台抗字第4 99號裁定意旨參照)。再證人或共同被告於判決確定後翻異 前供而為有利於受有罪確定判決之受刑人,該證人或共同被 告仍屬原確定判決之同一證據方法,雖非新證據,但其翻異 前供或事後陳明先前未曾供述之具體情事,則為新事實,亦 具嶄新性,惟在顯著性之判斷方面,再審聲請人負有說明義 務,不惟必須具體說明該證人或共同被告何以先後供述不一 之理由,仍更須新供述之信用性較高而達足以推翻前供述之 證明力不可。否則,任憑翻覆無常之說詞來動搖判決確定力 ,自有損於法安定性(最高法院107年度台抗字第 337號裁 定意旨參照)。 三、經查:    (一)聲請人主張於判決確定後收到「告訴人信件」,信中說明以 金項鍊抵償對聲請人之債務,及警詢筆錄未提及債務之原因 ,足證聲請人無強盜本案金項鍊云云,然聲請人曾以同一原 因聲請再審,經本院就其所述原因事實認無再審理由,而以 113年度聲再字第336號裁定【參理由欄三㈡、㈢】駁回確定在 案,有上開裁定可憑,揆諸前揭說明,聲請人執同一事實之 原因聲請再審,此部分聲請再審程序顯然違背法律規定。 (二)原確定判決綜合全案證據資料,依聲請人、同案被告楊明宇 、黃昱杰之供述、證人王語瞳、徐葉東霖、洪資閔、周庭聿 、林詩容、陳怡吟之證述、新北市政府警察局蘆洲分局扣押 筆錄、扣押物品目錄表、車輛詳細資料報表、路口監視器畫 面翻拍照片、新北市立聯合醫院驗傷診斷書、忠孝碼頭照片 、告訴人傷勢照片、超商路口監視器畫面翻拍照片、扣案西 瓜刀1把等證據資料,認定聲請人與友人楊明宇、黃昱杰, 因楊明宇不滿王語瞳提供毒品要求聲請人施用,及林詩容前 於民國105年7月10日遭王語瞳親吻糾紛,而於同年月12日在 新北市三重區忠孝碼頭強盜王語瞳身上金項鍊,聲請人與楊 明宇以此方式共同犯攜帶兇器強盜取財之加重強盜罪(其中 剝奪王語瞳行動自由部分亦與黃昱杰共犯)等事實,此有上 開判決在卷可稽,並經本院依職權調取本案電子卷宗核閱無 訛。是原確定判決所為論斷,均有卷存證據資料可資覆按, 參互判斷作為判決之基礎,核無任何憑空推論之情事,且所 為論斷與經驗法則、論理法則均無違,更無理由欠備之違法 情形。 (三)聲請人雖提出告訴人簽發之5萬元本票,及證人徐葉東霖聽 聞自告訴人陳述之信件,主張告訴人為清償所欠款項而於案 發時自願交付金項鍊給聲請人,聲請人並無不法所有意圖云 云。然依聲請人先於105年7月13日第一次警詢供稱:金項鍊 在光榮路63號711前被我們毆打的時候就斷掉了,那時候請 告訴人自己撿起來後放進口袋,後來就沒有再看到那條金項 鍊,告訴人說金項鍊不見等語(見偵20837卷第25頁);於 同日第二次警詢則稱:第1次筆錄我沒有說實話,有經過串 供;我有對告訴人說「我就是要錢」等類似的話,我拿球棒 逼迫他並質問「你要怎麼賠償」,告訴人說他只剩下金項鍊 ,主動將金項鍊交給我等語(見偵20837卷第28頁);於同 日偵訊中再供稱:我在打告訴人的時候,有跟告訴人要賠償 ,要賠給被他騷擾的女生,是告訴人親自拿金項鍊給我,我 和楊明宇一起去賣等語(見偵20837卷第135頁);於105年7 月22日偵訊時仍供稱:我有開口要告訴人將金項鍊拿出來, 當時我手上拿小鋁棒,我問他「如何賠償這個女生」,告訴 人說他沒錢只剩金項鍊,我問要怎麼賠償,告訴人就將金項 鍊交給我等語(見偵20837卷第158頁);復於歷次審理中仍 持相同辯解,是聲請人始終未曾辯稱告訴人前有向聲請人借 款而有積欠聲請人債務之事,且告訴人於審理中更明確證述 :是甲○○、黃昱杰叫我把金項鍊拿出來,不拿出來就繼續打 ,要讓我死的意思;我害怕才交出來;我沒有表示要拿金項 鍊賠償給誰;他們拿走金項鍊後就沒有再動手打我等語(見 105年度原訴字第10號卷第148、143頁),再佐以聲請人所 供陳本案金項鍊變賣後眾人分贓情形,均足證告訴人並非自 己主動提出金項鍊,亦非係因告訴人前有向聲請人借款而欲 抵償債務之用,是聲請人此部分提出之主張,已與卷內事證 相違。況聲請人係藉由林詩容與告訴人之事端向告訴人強索 金項鍊、為餵毒一事毆打告訴人後,見告訴人戴有金項鍊而 另起貪念進而強盜事實,復業經原確定判決詳為說明所憑之 依據及證據取捨之理由【參原確定判決理由欄乙、壹、三( 二)】,聲請人此部分主張,係對於原確定判決已經調查評 價、判斷之證據,徒憑己意再為一己之爭執,無法產生動搖 原確定判決之結果,並無可採。 (四)聲請人雖指因告訴人證詞有疑,縱其欲對告訴人提出偽證、 誣告之告訴,然聲請人並未提出任何業經證明原確定判決所 憑證言為虛偽,亦未提出替代確定判決之刑事訴訟不能開始 或續行,且相當於確定判決證明力之證據資料,本院復查無 相關確定判決或相當於確定判決證明力之證據資料,自不符 刑事訴訟法第420條第1項第2款、第2項聲請再審之要件。 (五)至徐葉東霖信件中所提告訴人以金項鍊清償聲請人一事,乃 徐葉東霖記載其於原確定判決後聽聞自告訴人所言,固為原 確定判決所不及審酌之傳聞證據,然證人徐葉東霖於本院審 理時證稱:「我們在林詩容家樓下時,甲○○有叫我打電話給 王語曈,跟他確認他是否要以金項鍊作為賠償,大家都有跟 王語曈通到電話,所以林詩容知道金項鍊如何來的」等語( 見106年度原上訴字第57號卷106年9月14日審判程序筆錄第6 至7頁),告訴人於審理時證稱因害怕被毆打致死才交出金 項鍊等情,亦如前述,而聲請再審理由並未說明徐葉東霖或 告訴人何以先後證述不一之具體理由,亦未說明前開徐葉東 霖書信之告訴人新供述有何信用性較高而足以推翻先前供述 證明力之情形,難認已踐履其聲請再審之說明義務。況原確 定判決認定聲請人之加重強盜犯行,並非僅憑徐葉東霖或告 訴人之證詞,而係依如前所述之各項人證、書證及物證,相 互勾稽審酌後予以論斷,益徵上開徐葉東霖信件所轉載告訴 人所述之內容,尚未達足以動搖原確定判決所認定事實之程 度,自亦與「顯著性」之要件不符,不能據為聲請再審之事 由。 (六)綜上所述,聲請人所聲請之再審,或以同一原因聲請再審, 而與法定程式不合,或對原確定判決明白認定之事實再行爭 辯,或仍無法動搖原確定判決之程度,顯然違背再審程序規 定。從而,本件再審之聲請,部分為無理由,部分不合法, 應予駁回。 四、依刑事訴訟法第433條前段、第434條第1項、第3項,作成本 裁定。   中  華  民  國  114  年  3   月  31  日          刑事第十八庭 審判長法 官 侯廷昌                    法 官 陳柏宇                    法 官 陳海寧 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受送達後十日內向本院提出抗告狀。                    書記官 徐仁豐 中  華  民  國  114  年  3   月  31  日

2025-03-31

TPHM-114-聲再-48-20250331-1

聲再
臺灣高等法院

詐欺

臺灣高等法院刑事裁定 114年度聲再字第63號 再審聲請人 即受判決人 黃志峯 上列聲請人因詐欺案件,對於本院112年度上易字第1694號,中 華民國114年1月21日第二審確定判決(原審案號:臺灣新北地方 法院112年度易字第64號,起訴案號:臺灣新北地方檢察署110年 度偵緝字第3513號),聲請再審,本院裁定如下:   主 文 再審之聲請駁回。   理 由 一、聲請意旨略稱:聲請人即受判決人黃志峯經本院112年度上 易字第1694號認犯詐欺取財罪,共7罪,各判處有期徒刑2月 至8月不等,得易科罰金部分應執行有期徒刑1年4月,並諭 知易科罰金之折算標準確定(下稱原確定判決)。然①聲請 人曾於民國114年1月6日,向本院事實審聲請向台北榮民總 醫院身心科函詢聲請人109年間之病歷資料,然事實審未予 函詢,且漏未審酌聲請人於本案犯罪期間罹患疾病所受之刺 激,未依刑法第57條規定「審酌一切情狀」,亦未敘明未予 調查之理由。又原確定判決認聲請人僅返還新臺幣2萬8,000 元,然依告訴人於第一審之證詞、告訴人提出之聲請人欠款 明細(偵卷第105頁)可知,聲請人已返還告訴人8萬9,000 元,該款項多寡已影響科刑輕重,且聲請人多次聲請傳喚告 訴人邱冠綺以釐清款項爭議,原確定判決亦未敘明不予調查 之理由。②原確定判決三、程序部分㈡已載稱「本件之偵查檢 察官何克凡檢察官,曾於110年6月24日對其為告發」,有事 實足認何克凡檢察官有法定迴避事由,竟未迴避並進而就本 案提起公訴,顯然程序違背規定。③原確定判決就犯罪事實㈤ 所載,聲請人向告訴人佯稱有意投保長照險,使其陷入錯誤 ,並將犯罪所得指示告訴人匯入余惠滿郵局帳戶部分,是否 涉及洗錢未為調查,或雖為調查但未說明捨棄理由,亦未處 理詐欺、洗錢之法律關係。則原確定判決遺漏上列重要證據 ,爰依刑事訴訟法第421條之規定聲請再審等語。 二、按再審及非常上訴制度,雖均為救濟已確定之刑事判決而設 ,然再審係為確定判決有認定事實錯誤而設之救濟程序,非 常上訴程序則在糾正確定判決之法律上錯誤,如認確定判決 有適用法律不當或違背法令情事(例如適用累犯之加重規定 不當),應循非常上訴程序尋求救濟,不得聲請再審。又刑 事訴訟法第420條第1項第6款規定「有罪之判決確定後,因 發現新事實或新證據,單獨或與先前之證據綜合判斷,足認 受有罪判決之人應受無罪、免訴、免刑或輕於原判決所認罪 名之判決者,得聲請再審」。所謂「輕於原判決所認罪名」 ,係指與原確定判決認定罪名比較,應受相異且法定刑較輕 之「罪名」而言。至有無刑罰加重原因(例如累犯加重), 是否應受輕於原判決所宣告之「刑」,僅屬量刑事由,不屬 此「罪名」之範圍,不得據以聲請再審(最高法院114年度 台抗字第12號裁定意旨參照)。聲請意旨①、③指摘原確定判 決調查職責未盡;聲請意旨②主張偵查檢察官有迴避事由而 未迴避,故程序違背規定云云,均屬有無違背法令及得否聲 請非常上訴救濟之範疇,與再審程序係就認定事實是否錯誤 之救濟制度無涉,非再審程序所得審究。又聲請意旨①主張 原確定判決未審酌聲請人於犯罪期間身罹疾病,且聲請人已 返還8萬9,000元予告訴人,均影響科刑輕重云云,僅屬量刑 事由之爭執,不屬「罪名」之範圍,不得據以聲請再審。依 據上開規定及說明,聲請人以此為由聲請再審,程序顯非合 法,應予駁回。 三、按刑事訴訟法第420條第1項第6款規定:「有罪判決確定後 ,因發現新事實或新證據,單獨或與先前之證據綜合判斷, 足認受有罪判決之人應受無罪、免訴、免刑或輕於原判決所 認罪名之判決者,為受判決人之利益,得聲請再審」;同條 第3項並規定:「第1項第6款之新事實或新證據,指判決確 定前已存在或成立而未及調查斟酌,及判決確定後始存在或 成立之事實、證據」。刑事訴訟法第421條規定:「不得上 訴於第三審法院之案件,除前條規定外,其經第二審確定之 有罪判決,如就足生影響於判決之重要證據漏未審酌者,亦 得為受判決人之利益,聲請再審。」。其中「重要證據」與 同法第420條第1項第6款「新事實或新證據」法規範用語雖 有不同,然二者之涵義應為相同之解釋,以達調和法秩序安 定與發現真實之目的。是以,再審聲請人以「重要證據」漏 未審酌為由而聲請再審,無論案件是否得上訴於第三審法院 ,均以同法第420條第1項第6款、第3項規定之判斷基準,認 定「重要證據」是否具有「新規性」及「確實性」,而其中 「新規性」之要件,採取以該證據是否具有「未判斷資料性 」而定,「確實性」重在證據之證明力,即具備單獨或與先 前之證據綜合判斷,而足以動搖原確定判決所認定事實,二 者應分別以觀,且先後層次有別,倘未兼備,自無准予再審 之餘地。又聲請再審案件之重要證據是否符合上開要件,當 以客觀存在之經驗法則、論理法則為審查,尚非任憑再審聲 請人之主觀、片面自我主張,即已完足,如僅係對原確定判 決所認定之事實再行爭辯,或對原確定判決採證認事職權之 適法行使,任意指摘,或對法院依職權取捨證據持相異評價 ,而原審法院即使審酌上開證據,亦無法動搖原確定判決之 結果者,即不符合此條款所定提起再審之要件(最高法院11 3年度台抗字第595號裁定意旨參照)。 四、經查,聲請人據以聲請本件再審之其餘事實及證據,均非屬 刑事訴訟法第421條所定漏未審酌之重要證據:  ㈠原確定判決係綜合聲請人於警詢、審判之供述、告訴人於偵 訊、原審之證述、告訴人與聲請人LINE對話紀錄、臺北市政 府警察局信義分局吳興街派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便 格式表、内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人與聲 請人通訊軟體Messenger對話紀錄翻拍照片、告訴人與聲請 人LINE對話紀錄翻拍照片、電子發票證明聯4紙、銷貨明細 表、STUDIO A電子發票證明補印、法雅客股份有限公司111 年11月1日111法雅客總字第1110015號函、晶實科技股份有 限公司112年6月6日新北院英刑任112易64字第18504號函、i Store信義A11店112年6月8日回函及所附之銷貨明細、中華 郵政股份有限公司109年11月19日儲字第1090903134號函及 所附之客戶基本資料、客戶歷史交易清單、告訴人與聲請人 6月29日LINE對話紀錄、南山人壽保險股份有限公司(首期 保費自動轉帳扣款不成功暨簡訊發送通知、人身保險要保書 、受理結果報表、113年8月1日南壽核字第1130032713號函 附保單號碼Z000000000號之要保書(余惠滿簽名)及保險單、 郵政入戶匯款申請書、存款人收執聯、余惠滿郵局存摺封面 影本、告訴人與聲請人109年8月27日通話譯文、中國信託銀 行自動櫃員機交易明細、109年11月16日中信銀字第1092248 39290889號函及所附之客戶基本資料、存款交易明細、存款 人收執聯、台灣大哥大股份有限公司2024年7月30日函、聲 請人之戶役政資訊網站查詢-個人戶籍資料等證據資料,認 定聲請人意圖為自己不法之所有,基於詐欺取財之犯意,以 將來會向告訴人購買保險為由,利用告訴人之信任,先後以 臨時未帶到信用卡,希望告訴人可以刷卡方式代其先結帳、 需再加購I PHONE手機1支及藍芽配件1組、第1次代購之I PH ONE手機2支因已拆封,無法空運寄出而遭海關扣押,急需再 購買I PHONE手機1支、有意願替其母親余惠滿購買長期看護 險,想請告訴人先代為購買I PHONE手機1支、有意替余惠滿 購買長期照顧險,請告訴人替余惠滿代墊保費、為進貨大麻 酒轉售可獲利,希望告訴人先借款3萬元、因扣繳保險費之 余惠滿郵局帳戶餘額不足需補差額等理由請託告訴人購買物 品、匯入款項,並已取得各該物品、款項,因認聲請人犯刑 法第339條第1項之詐欺取財罪(7罪),已詳敘其採證認事之 理由,並詳予說明聲請人否認犯罪所持之辯解何以均不足採 信之理由,有原確定判決為憑,並經本院依職權調取本案電 子卷證核閱無訛。  ㈡聲請意旨①固主張,曾聲請傳喚告訴人釐清雙方款項爭議云云 。惟告訴人曾於110年1月12日偵查時具結證述,另於112年7 月24日審判時為交互詰問,聲請人之對質詰問權已獲保障, 告訴人並迭於事實審之111年8月3日、113年4月25日、同年9 月18日、同年12月25日到庭陳述,其歷次陳述或證述,均已 存於本案卷內,並經本院事實審於113年12月25日審判程序 提示並為調查、辯論,是聲請意旨此部分主張,係就法院已 調查、斟酌之證據為個人意見之相反評價或質疑,且均不足 以動搖原有罪確定判決就事實之認定,難謂確具「新規性」 及「確實性」,與刑事訴訟法第421條所列再審事由不合。  ㈢原確定判決已敘明:「被告雖稱本件之偵查檢察官何克凡檢 察官,曾於110年6月24日對其為告發,此觀諸臺灣新北地方 檢察署110年度撤緩字第158號之告訴人、告發人欄位、簽呈 及案件進行單等自明云云,然該案件係被告涉犯行使偽造私 文書罪及使公務員登載不實罪嫌,告訴人為黃鳳嬌,因被告 未依緩起訴條件支付黃鳳嬌款項,且另因詐欺、偽造文書案 件經判決處刑確定,而經檢察官蔡妍蓁撤銷先前之緩起訴處 分,並由檢察官陳欣湉對被告以該署111年度撤緩調偵字第1 號提起公訴,有前揭撤銷緩起訴處分書、起訴書可考,自客 觀上已難認該另案與何克凡檢察官有何關係。而本件之告訴 人係邱冠綺,被告所涉犯者為詐欺取財罪嫌,與被告經撤銷 緩起訴處分並提起公訴之前揭案件毫無關聯,縱使何克凡檢 察官確於前揭案件中具有告發人之身分,亦與其就本件對被 告進行偵查無涉,復無任何證據足認其有上列各法定迴避事 由卻未予迴避之情,其於偵查後對被告提起公訴,自屬適法 。」(見原確定判決事實及理由欄三、㈡),核原確定判決 上開認定,業已詳敘其得心證之理由,並於判決書指駁明確 ,則聲請意旨②之主張,亦係就卷內業已存在之證據為個人 意見之相反評價或質疑,均顯不足以動搖原有罪確定判決就 事實之認定,亦與刑事訴訟法第421條所列再審事由不合。  ㈣聲請意旨③另謂原確定判決未處理犯罪事實㈤另涉及洗錢部分 云云。惟原確定判決已敘明:「被告坦承與告訴人為大學時 期友人,並坦認有於犯罪事實㈤所示時間,向告訴人借得犯 罪事實㈤所示款項,並據告訴人證述明確,參諸南山人壽公 司受理結果報表及南山人壽人身保險要保書所載,余惠滿確 於109年6月28日申辦保險,並經南山人壽公司於隔日受理, 且正係因為被告向告訴人表示欲為余惠滿投保,告訴人始能 取得余惠滿之個人資料,且將之輸入電腦系統而製作人身保 險要保書,余惠滿復於要保書上親自簽名。再觀余惠滿郵局 帳戶之交易明細,於告訴人在109年6月29日存入16萬7,000 元款項至該等帳戶後,告訴人即於109年6月29日至同年7月2 0日間,多次向被告確認上開款項有無存入余惠滿郵局帳戶 ,及是否有成功扣繳保費,被告一再表示會確認余惠滿郵局 帳戶有無足夠款項可以扣繳保費,有對話紀錄附卷可參,且 告訴人數次匯款,亦有中國信託交易明細及存款人收執聯可 佐,又依被告與告訴人間對話紀錄,足徵告訴人證稱因被告 多次表示余惠滿郵局帳戶餘額不足,致保費扣款失敗,其方 因此先後支借3,000元、1,000元以供給付保險費等節,堪認 信實。被告雖以請求協助代墊余惠滿保險費用為由,先後向 告訴人支借16萬7,000元、3,000元、1,000元,依余惠滿郵 局帳戶交易明細所示,於告訴人匯入上開款項後,被告旋即 將該等款項提領一空,且余惠滿之保險契約保費迄至109年7 月31日止均未成功繳納,有首期保費自動轉帳扣款不成功暨 簡訊發送通知可佐,足徵被告雖將余惠滿之個資告以告訴人 ,使告訴人製作要保書向南山人壽公司投保,但被告實際上 並無為余惠滿投保之真意,不過僅藉此為由向告訴人訛詐以 獲取款項,其主觀上當有不法所有意圖,並有詐欺取財犯意 甚明。」(見原確定判決事實及理由欄四、㈡)。則此部分 犯罪事實經原確定判決依憑卷證資料,為事實認定及法律適 用,並於事實及理由欄內詳加說明,則聲請意旨此部分之主 張,顯係就本案事實審採證認事適法職權行使及原確定判決 已明白論斷之事項空言指摘,顯不足以動搖原有罪確定判決 就事實之認定,自與刑事訴訟法第421條所列再審事由不合 。 五、綜上所述,聲請人主張原確定判決有應調查之證據未予調查 ,屬判決或訴訟程序是否違背法令之範疇,而與刑事訴訟法 所定聲請再審要件不符,此部分聲請再審之程序顯與法定程 式相違;其餘聲請意旨所執理由,其所主張之證據核屬卷內 業已存在並經審酌之資料,再對原確定判決採證認事職權之 適法行使任意指摘而欠缺新規性,或所提出者不論單獨或與 先前之證據綜合判斷,均顯不足以動搖原有罪判決之認定結 果,核與刑事訴訟法第421條漏未審酌重要證據之要件未符 ,此部分再審之聲請非有理由,應予駁回。又本件再審聲請 ,依形式上觀察即顯無理由而應逕予駁回,自無依刑事訴訟 法第429條之2通知聲請人到場聽取意見之必要,併此敘明。 六、應依刑事訴訟法第433條、第434條第1項,裁定如主文。  中  華  民  國  114  年  3   月  31  日          刑事第八庭 審判長 法 官 廖建瑜                    法 官 林孟皇                    法 官 林呈樵 以上正本證明與原本無異。 不得抗告。                    書記官 謝雪紅 中  華  民  國  114  年  3   月  31  日

2025-03-31

TPHM-114-聲再-63-20250331-1

臺灣臺中地方法院

傷害等

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第748號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 廖國志 彭筱晴 鄧駿烽 上列被告等因傷害等案件,經檢察官提起公訴(112年度偵字第2 0284、42980號),因被告等於本院準備程序時均自白犯罪,經 本院認為宜以簡易判決處刑(本院原案號:113年度易字第1089 號),爰不經通常審判程序,逕以簡易判決處刑如下:   主     文 廖國志共同犯傷害罪,處有期徒刑伍月,如易科罰金,以新臺幣 壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得鑽戒壹只沒收,於全部或一 部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 彭筱晴共同犯傷害罪,處有期徒刑肆月,如易科罰金,以新臺幣 壹仟元折算壹日。扣案之犯罪所得鑽戒壹只及Acer筆記型電腦壹 台均沒收。 鄧駿烽共同犯傷害罪,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣 壹仟元折算壹日。   犯罪事實及理由 一、本案犯罪事實及證據,除補充「被告廖國志、彭筱晴、鄧駿 烽於本院準備程序時之自白」為證據外,餘均引用檢察官起 訴書之記載(如附件)。 二、論罪科刑:  ㈠核被告廖國志、彭筱晴、鄧駿烽所為,均係犯刑法第277條第 1項之傷害罪、刑法第304條之強制罪及刑法第354條之毀損 他人物品罪。  ㈡被告3人與同案被告廖文助(已歿,業經本院另為不受理判決 ,下稱廖文助)就上開犯罪,彼此間具犯意之聯絡與行為之 分擔,為共同正犯。  ㈢被告3人前後毀損告訴人蘆筱鳳財物之行為,係於密接之時間 ,在同一地點實施,侵害同一被害人之財產法益,各行為之 獨立性極為薄弱,依一般社會健全觀念,在時間差距上,難 以強行分開,在刑法評價上,以視為數個舉動之接續施行, 合為包括之一行為予以評價,較為合理,為接續犯,應包括 論以一罪。又被告3人係基於同一犯罪目的,於密接之時間 ,在同一地點為本案犯行,且其等犯行間具部分合致,應評 價係被告3人係一行為而同時侵害告訴人蘆筱鳳、被害人陳 進賜之自由法益,及一行為而觸犯上開3罪名,均為想像競 合,均應依刑法第55條前段之規定,各從一重之傷害罪處斷 。  ㈣爰審酌被告3人均為成年人,其3人與廖文助一同前往告訴人 蘆筱鳳住處商討債務處理事宜時,本應以理性、和平之方式 處理問題,竟僅因告訴人蘆筱鳳表示當日無法還款,即共同 為本案傷害、強制及毀損犯行,其等所為均值非難。復考量 被告3人犯後均已坦承犯行,然未見其3人與告訴人蘆筱鳳或 被害人陳進賜達成和解或成立調解之犯罪後態度(卷附和解 書之立和解書人為廖文助與告訴人蘆筱鳳,僅能認係廖文助 與告訴人蘆筱鳳成立和解),及被告廖國志於本案前,曾因 毀損、傷害等案件,經法院判決判處罪刑確定、被告彭筱晴 於本案前,並無因犯罪經法院判決判處罪刑確定、被告鄧駿 烽於本案前,曾因違反勞動基準法案件,經法院判決判處罪 刑確定之前案素行狀況,有臺灣高等法院被告前案紀錄表在 卷可參(見本院易字卷第23至32頁),並衡以告訴人蘆筱鳳 之傷勢程度、自由法益及財產法益受侵害之程度,與被告3 人所自陳之智識程度、家庭經濟狀況(見本院易字卷第78至 79頁),暨被告3人所涉本案犯行之行為分擔,及被告3人之 犯罪動機、目的、手段等一切情狀,分別量處如主文所示之 刑,併均諭知易科罰金之折算標準。 三、沒收部分:  ㈠扣案之鑽戒1只,係被告彭筱晴自告訴人蘆筱鳳處取走保管之 其中1只鑽戒,而另1只鑽戒則由被告廖國正取走保管,業經 被告彭筱晴、廖國正供認在卷(見偵20284卷一第95至96頁 、第201頁、偵20284卷二第177頁、第211頁)。堪認扣案之 鑽戒1只係被告彭筱晴本案犯行之犯罪所得,且係由其所管 領支配而具有事實上處分權,爰依刑法第38條之1第1項前段 規定,於被告彭筱晴所犯罪刑項下,宣告沒收,而未扣案之 另1只鑽戒則係被告廖國正本案犯行之犯罪所得,且係由其 所管領支配而具有事實上處分權,爰依刑法第38條之1第1項 前段、第3項規定,宣告沒收之,於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時,追徵其價額。  ㈡又扣案之Acer筆記型電腦1台係被告彭筱晴自被害人陳進賜房 間內所取走,嗣經警方在廖文助舊家所查扣,且被告彭筱晴 當時與廖文助係同居之男女朋友關係,業經廖文助與被告彭 筱晴供承在卷(見偵20284卷一第43頁、第51頁、第91頁、 第95頁、偵20284卷二第176頁、第191頁),並有臺中市政 府警察局豐原分局扣押筆錄及扣押物品目錄表在卷足憑(見 偵20284卷一第137至145頁)。堪認扣案之Acer筆記型電腦1 台係被告彭筱晴本案犯行之犯罪所得,且係處於其得管領支 配而具有事實上處分權之狀態,爰依刑法第38條之1第1項前 段規定,於被告彭筱晴所犯罪刑項下,宣告沒收之。  ㈢另被告鄧駿烽自陳其為本案犯行後,並未分得或取得任何財 物或報酬(見偵20284卷一第367頁),此核與廖文助、被告 彭筱晴所述相符(見偵20284卷一第47頁、第95頁),且本 案卷內亦乏積極證據足認被告鄧駿烽已獲有任何不法利得, 是被告鄧駿烽自無犯罪所得沒收之問題。  ㈣至扣案之CO2玩具槍1支並非違禁物,雖係供本案犯罪所用之 物,且屬廖文助所有,業經廖文助供認在卷(見偵20284卷 一第41頁、第45頁),然因廖文助已死亡,就其所涉本案犯 行,業經本院另為不受理判決,是該扣案之CO2玩具槍1支尚 無從宣告沒收。又被告廖國志本案所噴灑之辣椒水1罐,雖 係供本案犯罪所用之物,惟未據扣案,亦無證據證明現仍存 在,且非屬違禁物,為免執行之繁瑣、虛耗不成比例之司法 資源,堪認該物欠缺刑法上之重要性,爰依刑法第38條之2 第2項規定,不予宣告沒收或追徵。另扣案之其餘物品,均 核與本案無關,爰不予宣告沒收,併此敘明。  四、據上論斷,依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第 1項、第454條第2項,逕以簡易判決處刑如主文所示。 五、如不服本判決,應於本判決送達後20日內,向本院提出上訴   狀(應附繕本),上訴於本院第二審合議庭。 中  華  民  國  114  年  3  月  31  日          刑事第二庭  法 官 曹錫泓 以上正本證明與原本無異。           告訴人或被害人如不服判決,應備理由具狀向檢察官請求上訴, 上訴期間之計算,以檢察官收受判決正本之日起算。                 書記官 黃毅皓 中  華  民  國  114  年  3   月  31  日 附錄論罪科刑法條: 刑法第277條第1項 傷害人之身體或健康者,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以 下罰金。 刑法第304條第1項 以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利者,處3年以 下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 刑法第354條 毀棄、損壞前2條以外之他人之物或致令不堪用,足以生損害於 公眾或他人者,處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金 。 附件: 臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書                   112年度偵字第20284號                   112年度偵字第42980號   被   告 廖文助 男 44歲(民國00年0月0日生)             住○○市○○區○○街0段00號             國民身分證統一編號:Z000000000號         彭筱晴 女 43歲(民國00年00月00日生)             住○○市○○區○○路0段000巷00號 2樓             居臺中市○○區○○街0段00號             國民身分證統一編號:Z000000000號         廖國志 男 46歲(民國00年0月00日生)             住○○市○○區○○街0段00巷00號             居臺中市○區○○街00巷00號5樓A室             國民身分證統一編號:Z000000000號         鄧駿烽 男 41歲(民國00年0月00日生)             住○○市○○區○○街○○巷000號             居臺中市○○區○○街00號10樓之1             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告等因傷害等案件,業經偵查終結,認應提起公訴,茲將 犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、廖文助與蘆筱鳳前有投資款及借款之債務糾紛,廖文助因不 滿蘆筱鳳未如期給付紅利及利息,即偕同廖國志、彭筱晴、 鄧駿烽等人,於民國112年3月15日14時30分許,前往蘆筱鳳 位於臺中市○○區○○○路00巷00號之住處商討債務處理事宜, 蘆筱鳳帶同廖文助等人上到2樓客廳後,即向廖文助表明因 尚有帳款待收取、當日無法給付款項,請廖文助待其收取帳 款後,於112年3月20日15時許再連本帶利一併清償新臺幣( 下同)約25萬元,廖文助聽聞後心生不滿,即與廖國志、彭 筱晴、鄧駿烽等人共同基於強制、傷害、毀損之犯意聯絡, 先由廖國志持預藏之辣椒水噴灑蘆筱鳳臉部,致蘆筱鳳因而 受有左眼、左臉部及左頭頂化學性灼傷,廖文助隨即從隨身 包內取出玩具槍1支,對蘆筱鳳比劃恫嚇,以此等方式對蘆 筱鳳施以強暴、脅迫,使蘆筱鳳因而心生畏懼,遂聽從指示 簽立27萬元之借據1紙,並交付手上所戴之鑽戒2只予廖文助 作為債務之擔保品,使蘆筱鳳行上開無義務之事,過程中彭 筱晴、廖國志則將蘆筱鳳設置之監視器鏡頭1個及主機2臺砸 毀,鄧駿烽另負責搜尋屋內是否尚有其他人在場,並發現旁 邊房間房門上鎖,鄧駿烽遂以腳踹開房門,使該房門之門框 破裂,房門亦因而開啟,廖文助、廖國志、彭筱晴、鄧駿烽 等人見尚有寄居於蘆筱鳳住處之陳進賜在房間內,並認為陳 進賜有以手機攝錄渠等之行為,遂承上開強制之犯意聯絡, 由鄧駿烽喝令陳進賜走出房間、廖文助喝令陳進賜到客廳下 跪,陳進賜走出房門之際廖國志即持辣椒水噴灑陳進賜臉部 ,陳進賜因而受有雙眼及雙側臉部化學性灼傷之傷害(陳進 賜受傷部分未據告訴),陳進賜因眼睛疼痛而在客廳揉眼睛 ,彭筱晴則進入房間內取走陳進賜所有之SONY、APPLE廠牌 手機各1支、Acer廠牌筆記型電腦1臺,以此等強暴方式使陳 進賜行上開無義務之事,並妨害陳進賜繼續使用上開財物之 權利,嗣廖文助、彭筱晴、廖國志、鄧駿烽等人見目的已達 即離開現場,並由彭筱晴、廖國志在蘆筱鳳住處門口將陳進 賜之手機2支砸毀後任意丟棄(毀損手機部分未據告訴),A cer廠牌筆記型電腦1臺則作為蘆筱鳳債務之擔保品。嗣經員 警於112年5月1日持臺灣臺中地方法院法官核發之搜索票及 本署檢察官核發之拘票,對廖文助、廖國志、彭筱晴、鄧駿 烽執行搜索及拘提,並扣得附表一至附表四所示之物,循線 查悉上情。 二、案經蘆筱鳳訴由臺中市政府警察局豐原分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實,業據被告廖文助、廖國志、彭筱晴、鄧駿烽 於警詢及本署偵查中均坦承不諱,核與證人即告訴人蘆筱鳳 、被害人陳進賜於警詢及本署偵查中證述之情節大致相符, 並有中山醫學大學附設醫院診斷證明書、監視器畫面翻拍照 片、被告廖文助與被告鄧駿烽(暱稱佳修)之通訊軟體LINE 對話紀錄翻拍照片、告訴人與被告廖文助之LINE對話紀錄翻 拍照片、告訴人簽立之切結書翻拍照片、臺中市政府警察局 豐原分局刑案現場勘察報告、刑案現場照片、警方搜索現場 照片、臺中市政府警察局豐原分局搜索暨扣押筆錄、扣押物 品目錄表、員警偵查報告、車輛詳細資料報表等在卷可稽, 另有扣案證物及照片可資佐證,足認被告等之自白與事實相 符,其等犯嫌應堪認定。 二、核被告廖文助、廖國志、彭筱晴、鄧駿烽所為,均係犯刑法 第277條第1項之傷害(告訴人部分)、刑法第304條第1項之 強制及刑法第354條之毀損(監視器鏡頭、主機及房門門框 部分)等罪嫌。按共同正犯之成立,祇須具有犯意之聯絡, 行為之分擔,既不問犯罪動機起於何人,亦不必每一階段犯 行,均經參與;而此犯意之聯絡,不僅限於明示,縱屬默示 ,亦無不可,且無論事前或事中皆同,因出於共同犯罪的意 思,在合同意思範圍內,各自分擔犯罪行為之一部,相互利 用他人之行為,以達其犯罪之目的者,即應對於全部所發生 之結果,共同負責。是被告廖文助、廖國志、彭筱晴、鄧駿 烽基於向告訴人催討債務之目的,前往告訴人上址住處對告 訴人、被害人施以上開犯行,係各自分擔犯罪行為之一部, 相互利用他人之行為,即應對於全部所發生之結果,共同負 責,故被告廖文助、廖國志、彭筱晴、鄧駿烽等人就上開犯 行,彼此間有犯意聯絡及行為分擔,均請論以共同正犯。被 告等先後為之上開行為,其等行為動機相同,犯罪目的單一 ,時間及空間均屬密接,於法律評價上應認屬接續犯之一行 為,而被告等以一行為同時觸犯上開罪名,為想像競合犯, 請依刑法第55條規定從一重之傷害罪嫌處斷。 三、至告訴暨報告意旨雖認被告等上開取得財物行為,另涉犯刑 法346條第1項之恐嚇取財罪嫌等語。惟查,告訴人確有積欠 被告廖文助債務乙節,此據告訴人於警詢及本署偵訊中自承 在卷,並有告訴人書立之切結書翻拍照片、扣案之本票翻拍 照片等在卷可佐,被告等為實現上述債權而對告訴人施以強 暴、脅迫等手段,尚難逕認其等主觀上具有不法所有之意圖 ;至於被告等取得被害人上開財物之行為,參以被告彭筱晴 、廖國志於離開時逕自將被害人之手機2支砸毀,堪認其等 所辯係認為被害人有以手機攝錄渠等之行為等語並非無據, 而被害人之筆記型電腦1臺則於搜索時在被告廖文助家中發 現,並由被告廖文助以袋子包裹而非處於使用狀態,有搜索 現場照片在卷可佐,亦堪認被告彭筱晴所辯以為該筆記型電 腦為告訴人所有,故一併取走作為抵押品等語尚非子虛,而 被害人遭取走之香菸1條,依被害人於本署偵查中證稱:是 後來告訴人講,伊去看才發現少了1條等語觀之,放置於房 間內之香菸應非僅有1條,而該香菸1條究係被告等擅自取走 、抑或是被告彭筱晴所辯稱房間內有很多條香菸,是告訴人 提供其中1條給渠等帶回去等情,除告訴人之單一指訴外, 別無其他事證可資審認,是就被告等上開取得財物行為,是 否出自恐嚇取財之不法所有意圖,均屬有疑,本於有疑唯利 被告之原則,均難以恐嚇取財之罪責相繩。然此部分若成立恐 嚇取財罪,因與前揭起訴之部分,具有同一基礎社會事實之 關係,為起訴效力所及,爰不另為不起訴之處分,併此敘明 。 四、沒收部分:扣案附表一編號2之CO2玩具槍1支,係被告廖文 助犯罪所用之物,且為被告廖文助所有,請依刑法第38條第 2項前段之規定,宣告沒收之;附表一編號5之Acer筆記型電 腦1臺、附表二編號2鑽戒1只,為被告等之犯罪所得,請依 刑法第38條之1第1項前段之規定,宣告沒收之;附表三編號 2、3之改造手槍、子彈,另行移送併辦至被告廖國志另案所 涉違反槍砲彈藥刀械管制條例案件處理。 五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此 致 臺灣臺中地方法院 中  華  民  國  113  年  3   月  14  日                檢 察 官 王靖夫 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  3   月  25  日                書 記 官 陳 箴 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第277條 傷害人之身體或健康者,處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬 元以下罰金。 犯前項之罪,因而致人於死者,處無期徒刑或 7 年以上有期徒 刑;致重傷者,處 3 年以上 10 年以下有期徒刑。 中華民國刑法第304條 以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利者,處 3 年 以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第354條 毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用,足以生損害於 公眾或他人者,處 2 年以下有期徒刑、拘役或 1 萬 5 千元以 下罰金。 附表一:被告廖文助扣押物 編號 扣押物 1 IPHONE 12手機1支 2 CO2玩具槍1支 3 本票1本 4 借據2張 5 Acer筆記型電腦1臺 附表二:被告彭筱晴扣押物 編號 扣押物 1 IPHONE 14 PLUS手機1支 2 鑽戒1只 附表三:被告廖國志扣押物 編號 扣押物 1 VIVO手機1支 2 改造手槍1把 3 改造子彈3顆 附表四:被告鄧駿烽扣押物 編號 扣押物 1 IPHONE 14 PRO MAX手機1支

2025-03-31

TCDM-113-簡-748-20250331-1

臺灣士林地方法院

竊盜

臺灣士林地方法院刑事判決 114年度易字第158號 公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 陳冠志 陳建安 上列被告等因竊盜案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第202 8號),本院判決如下:   主 文 陳冠志、陳建安均無罪。   理 由 一、按法院認為應科拘役、罰金或應諭知免刑或無罪之案件,被 告經合法傳喚無正當理由不到庭者,得不待其陳述逕行判決 ,刑事訴訟法第306條定有明文。本案被告陳冠志、陳建安 (下分稱被告姓名,合稱被告2人)經合法傳喚,於本院民 國114年3月25日審理程序時,無正當理由不到庭,亦未在監 在押,有本院審理程序傳票送達證書、刑事報到單、被告2 之個人戶籍資料查詢結果、法院在監在押簡列表【本院114 年度易字第158號卷(下稱本院易字卷)第33、35、41、43 、47、49、53頁】在卷可佐,而本院審酌本案情節,認本案 係應均為無罪判決之案件,依前揭規定,爰不待其陳述,逕 為一造辯論判決,合先敘明。 二、公訴意旨略以:被告陳冠志、陳建安與另二名真實姓名年籍 不詳之成年男子,共同意圖為自己不法之所有,基於竊盜之 犯意,於民國112年9月26日凌晨1時30分許,駕駛車牌號碼0 0-0000號自用小貨車,至臺北市○○區○○路00巷00號旁對面空 地(下稱本案空地)時,竟趁無人注意之際,在上開空地告 訴人蕭新丁所架設之活動帆布車庫內,徒手竊取小型吊車1 臺【價值約新臺幣(下同)8,000元)】、makita牌藍色14 吋切管機1臺(價值約3,000元)、asada牌紅色鐵管車牙機1 臺(價值約3萬元)(以上合稱系爭機器)。因而認被告2人 均係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌等語。 三、按不能證明被告犯罪者,應諭知無罪之判決,刑事訴訟法第 301條第1項定有明文。次按,犯罪事實之認定,應憑真實之 證據,倘證據是否真實尚欠明確,自難以擬制推測之方法, 為其判斷之基礎。且認定犯罪事實之證據係指足以認定被告 確有犯罪行為之積極證據資料而言,該項證據自須適合於被 告犯罪事實之認定,始得採為斷罪資料。故刑事訴訟上之證 明資料,無論其為直接或間接證據,均須達於通常一般人均 不致有所懷疑,而得確信其為真實之程度,始得據為有罪之 認定,若關於被告是否犯罪之證明未能達此程度,而有合理 懷疑之存在,致使無從形成有罪之確信,根據罪證有疑,利 於被告之證據法則,即不得據為不利被告之認定(最高法院 53年台上字第656號、29年上字第3105號、76年台上字第498 6號及32年上字第67號判決意旨參照)。又按法院固得依職 權調查證據,但並無蒐集證據之義務。蒐集證據乃檢察官之 職責,事實審法院應以調查證據為其主要職責,其調查之範 圍,亦以審判中所存在之一切證據為限,案內不存在之證據 ,即不得責令法院為發現真實,應依職權從各方面蒐集證據 (最高法院91年度台上字第5846號判決意旨參照)。是檢察 官就被告有其所指之犯罪事實,應負舉證及蒐集證據之責任 ,以說服法院形成被告有罪之心證,倘檢察官未能說服法院 形成對被告不利之心證,即應依罪疑唯利被告原則,為被告 無罪之判決。 四、公訴意旨認被告2人涉有上開犯行,無非係以被告2人之供述 、證人即告訴人於警詢及偵訊時之指訴、證人即被告2人之 胞弟陳冠峻於警詢時之證述、監視器畫面拍攝擷圖、臺灣士 林地方檢察署(下稱士林地檢署)檢察事務官勘驗筆錄及錄 影光碟等件為其主要論據。 五、訊據被告2人固坦承有於上開時、地,將系爭機器搬運離開 等事實,惟堅詞否認有何竊盜犯行,均辯稱:我們是沒有證 照的廢棄物清理業者,是工頭楊智堯請我們幫忙搬運,他說 系爭機器是他的,也交給楊智堯,不知道系爭機器是告訴人 蕭新丁所有等語。 六、然查:  ㈠被告2人於112年9月26日1時30分許,駕駛車牌號碼00-0000號 自用小貨車,將架設於本案空地上之活動帆布車庫內小型吊 車1臺、makita牌藍色14吋切管機1臺、asada牌紅色鐵管車 牙機1臺(即系爭機器)搬至上開自用小貨車上後離去等情 ,業據被告2人於偵訊、本院準備程序時供承明確【臺灣士 林地方檢察署(下稱士林地檢署)113年度偵字第2028號卷 (下稱偵卷)第81、82頁,本院114年度審易字第220號卷( 本院審易卷)第38頁】,核與證人即告訴人蕭新丁於警詢、 偵訊時(偵卷第37至40、98至97頁)就上情所為指訴、證人 陳冠峻於警詢、偵訊時之證述(偵卷第25至27頁)相符,並 有監視器畫面擷圖(偵卷第45頁)、士林地檢署檢察事務官 勘驗紀錄報告(偵卷第105至111頁)在卷可佐,上開事實, 首堪認定。  ㈡按刑法第320條第1項之竊盜罪之成立,係以意圖為自己或第 三人不法之所有,而竊取他人之動產,為構成要件,故除須 有竊取他人財物之行為外,尚以行為人有為自己或第三人不 法所有意圖之主觀違法要件,始足當之,苟無竊盜之犯意, 縱有誤取他人財物之行為,亦不構成竊盜罪。且除行為人主 觀上必須具備竊盜故意外,尚須出於意圖為自己或第三人不 法所有之意圖而竊取,始足以構成本罪。否則行為人主觀上 縱具備竊盜故意,而欠缺為自己或第三人不法所有之意圖, 則仍無由成立本罪。其中所謂竊盜故意,係指行為人必須對 於客觀不法構成要件所描述的行為情況,特別是對於其所竊 取之物為他人所有或持有之事實有所認識,並且進而決意取 走之主觀心態,即具竊盜故意;所謂不法所有意圖,係行為 人自己或使第三人僭居所有權人的地位,排除原所有權人或 持有人對物的支配地位,而行使類似所有權人對於物的支配 權而言。故竊盜罪責之成立與否,實須綜合行為人取得該物 之客觀情況為全盤之觀察,以資判斷能否積極證明行為人有 竊盜之犯罪故意,而非得僅以行為人確有拿取他人所有之物 ,即作為行為人確有竊盜犯行之唯一判斷依據。  ㈢證人即告訴人蕭新丁於偵訊時證稱:我將系爭機器、鋁梯1支 及內含電腦、電鍋、電磁爐之紙箱2個放置在系爭空地上所 架設之活動帆布車庫內,該處車庫為大業路65巷60號2樓屋 主所放置,112年9月下旬發現該屋重新裝潢,該屋不知是否 已出售,不知該空地地主為何人,我當初未就上開物品拍照 ,現場亦無裝設監視器等語(偵卷第38、39、95頁),可知 告訴人蕭新丁並非系爭空地之所有人,且其上設置之該活動 帆布車庫非其所架設,而被告2人供稱楊智堯告知系爭機器 為其所有等語(本院審易卷第38頁),則該活動帆布車庫內 放置之系爭機器是否得以認定為告訴人蕭新丁所有或為其所 管領等節,並非無疑,復查無其他足以證明系爭機器為告訴 人蕭新丁所有或其乃有管領力之人之證據,自不能僅以告訴 人蕭新丁上開證述逕認系爭機器為其所有或其為管領人,檢 察官以告訴人蕭新丁上開證述認定被告2人搬運系爭機器之 行為,係在著手竊取告訴人蕭新丁所有、放置於系爭空地上 所架設之活動帆布車庫內之系爭機器乙節,已難認有據。  ㈣又被告2人為無照之廢棄物清理業者,負責受委託代為清運店 家之一般垃圾,本案係受工頭楊智堯委託代為清運,當時係 駕駛車牌號碼00-0000號自用小貨車,系爭機器已交付予楊 智堯等情,業據被告2人於偵訊時陳明在卷(偵卷第81頁) ;而被告2人所駕駛之上開自用小貨車抵達現場時,該貨車 上明顯已有堆放大量紙箱、裝有廢棄物之大型垃圾袋,被告 2人復陸續將垃圾回收物堆放至貨車上並將貨車上之廢棄物 裝入專用垃圾袋內,之後再將系爭機器搬運至該貨車上等情 ,此經士林地檢署檢察事務官勘驗卷附之監視器錄影畫面確 認無訛,並有該署檢察事務官製作之勘驗紀錄報告(偵卷第 105至111頁)附卷可憑,足徵被告2人供稱其以清理廢棄物 為業,且當日係受工頭楊智堯委託等節,並非全然不可信。 況若被告2人確有竊取系爭機器之意圖,惟恐曝光其等自身 竊盜犯行,衡情應駕駛經掩飾外觀、車牌號碼之車輛行竊並 儘量縮短犯案時間,被告2人卻駕駛其等胞弟陳冠峻所有、 車牌或車身未經遮掩之上開自用小貨車前往現場,停留時間 更逾30分鐘(即112年9月26日0時52分起至1時28分許),在 場人之舉措或外觀亦無明顯異常,與一般竊賊避免為他人查 知其行竊行為之常情顯然有悖。是以,被告2人於案發時雖 有將系爭機器搬至上開自用小貨車上之行為,然依上開各情 ,仍無從逕認被各2人有何為自己或他人不法所有之意圖及 竊盜之主觀犯意。  ㈤至被告2人雖未提出楊智堯委託其等搬運系爭機器之證明。然 按刑事被告依法不負自證無罪之義務,是在別無積極證據之 情形下,被告之辯解縱有未合,在別無積極證據之情形下, 自不能任意推定被告有犯罪之事實(最高法院95年度台上字 第7017號判決意旨參照)。從而,自不能因被告未能提出證 據資料證明其無罪,而認定其為有罪,且縱其否認犯罪事實 所持辯解不能成立,除有確實證據足以證明對被告犯罪已無 合理之懷疑外,亦不得因此遽為被告有罪之認定。惟本案告 訴人蕭新丁於警詢、偵訊所述關於系爭機器所有人或管領人 乙節既已存有上述疑義,且除告訴人蕭新丁之警詢、偵訊中 之指訴外,檢察官並未提出其他任何積極證據證明系爭機器 確屬告訴人蕭新丁所有或為其所管領者,是本案本難徒憑告 訴人蕭新丁於警詢、偵訊之指訴,即以擬制及推測方法逕認 系爭機器為其所有或其為有管領力之人,甚至進而推認被告 2人主觀上均知悉系爭機器並非楊智堯所有,且基於竊盜之 犯意而搬離現場,自屬當然。   七、綜上,公訴意旨所舉之事證僅能證明被告2人有自系爭空地 上架設之活動帆布車庫內搬取系爭機器,然尚無積極證據足 資認定系爭機器確為告訴人蕭新丁所有或為其所管領者,亦 無法認定被告2人主觀上確有不法所有之意圖及竊盜犯意, 上開證據尚無法使法院確信公訴意旨指述之情節為真,仍有 合理之懷疑存在,而未達通常一般人均不致有所懷疑,得以 確信其為真實之程度,即無從形成被告2人此部分有罪之確 信。從而,揆諸上開說明,依「罪證有疑,利於被告」之證 據法則,應諭知被告2人無罪之判決。 據上論斷,應依刑事訴訟法第301條第1項前段、第306條,判決 如主文。 本案經檢察官周芝君提起公訴,檢察官錢義達、謝榮林到庭執行 職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  31  日          刑事第七庭 法 官 吳佩真 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿 逕送上級法院」。                書記官 陳紀元 中  華  民  國  114  年  3   月  31  日

2025-03-31

SLDM-114-易-158-20250331-1

臺灣南投地方法院

偽造文書

臺灣南投地方法院刑事判決 113年度訴字第234號 公 訴 人 臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 張晉福 謝琇如 上列被告等因偽造文書案件,經檢察官提起公訴(113年度復偵 字第4、5號),被告等於準備程序中就被訴事實均為有罪之陳述 ,本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序,判決如下 :   主 文 張晉福、謝琇如犯行使偽造私文書罪,各處有期徒刑貳月,如易 科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。   犯罪事實及理由 一、本件犯罪事實及證據,除證據部分應補充「被告張晉福及謝 琇如於本院準備程序及審理中之自白」外,其餘均引用檢察 官起訴書之記載(如附件)。 二、核被告張晉福、謝琇如所為,均係犯刑法第216條、第210條 行使偽造私文書罪。被告2人分別盜用「張金州」之印章蓋 印在車輛異動登記書、郵政存簿儲金提款單上,各為偽造私 文書之階段行為;又其等偽造私文書之低度行為,分別為其 等行使偽造私文書之高度行為所吸收,均不另論罪。 三、審酌被告張晉福、謝琇如均無刑事犯罪紀錄,素行良好,未 經張金州之其他全體繼承人即告訴人張淑君、張伊鎔及被害 人張玉璇同意或授權,而分別為本案犯行,欠缺法治觀念, 其等犯後終能坦承犯行,惟未與告訴人等人成立調解,及被 告張晉福於本院審理中自陳高職畢業、從事大貨車司機、月 薪約新臺幣(下同)4萬元、須扶養妻子及乾女兒;被告謝 琇如自陳高職畢業、從事服務業、月薪約2萬8,000元、須扶 養女兒等一切情狀,分別量處如主文所示之刑,並均諭知易 科罰金之折算標準。至於被告張晉福、謝琇如各自偽造之車 輛異動登記書、郵政存簿儲金提款單,已由被告張晉福、謝 琇如分別交付予監理站、郵局收執,而非屬被告張晉福、謝 琇如所有,又非屬違禁物,爰不予宣告沒收。至其上「張金 州」之印文,係真正之「張金州」印章所盜蓋,並非屬偽造 之印文,自毋庸依刑法第219條之規定宣告沒收。 四、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段,判決 如主文。 五、如不服本件判決,得自收受送達之日起20日內,向本院提起 上訴狀(須附繕本)。 本案經檢察官蘇厚仁提起公訴,檢察官吳宣憲到庭執行職務。  中  華  民  國  114  年  3   月  31  日          刑事第三庭 法 官 顏代容 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,(均 須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。 告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備理由請求檢察官上 訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。                書記官 李育貞 中  華  民  國  114  年  4  月  2  日  附錄論罪科刑法條 中華民國刑法第216條 行使第 210 條至第 215 條之文書者,依偽造、變造文書或登載 不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書,足以生損害於公眾或他人者,處 5 年以下 有期徒刑。  附件 臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書                    113年度復偵字第4號                    113年度復偵字第5號   被   告 張晉福 男 44歲(民國00年0月00日生)             住南投縣○○鄉○○路000號之5號             居南投縣○○市○○路000○0號5樓             國民身分證統一編號:Z000000000號         謝琇如 女 37歲(民國00年0月00日生)             住南投縣○○鄉○○路000○0號             居南投縣○○市○○路000○0號5樓             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告等因偽造文書案件,業經偵查終結,認應提起公訴,茲 將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、張晉福與謝琇如為夫妻,渠等均知悉張晉福之父張金州於民 國112年2月23日死亡後,其名下申設中華郵政帳號000-0000 0000000000號帳戶(下稱本案帳戶)內之存款與登記在其名 下之車牌號碼000-0000號普通重型機車(下稱本案機車)均 係遺產,竟分別為下列犯行:  ㈠張晉福基於行使偽造私文書之犯意,於112年2月24日,在交 通部公路總局臺中區監理所南投監理站,於車輛異動登記書 上,虛偽填載欲將本案機車過戶至其名下等不實事項,並盜 蓋張金州之印章而偽造前開車輛異動登記書之私文書,再持 以向不知情之承辦人員以行使之,足以生損害於張金州之其 他全體繼承人張淑君、張伊鎔、張玉璇及公路監理機關對於 車輛管理之正確性。  ㈡謝琇如基於行使偽造私文書之犯意,於112年3月1日,在南投 三和郵局,於郵政存簿儲金提款單上,虛偽填載欲提領新臺 幣(下同)8100元等不實事項,並盜蓋張金州之印章而偽造 前開提款單之私文書,再持以向不知情之承辦人員以行使之 ,足以生損害於張金州之全體繼承人張晉福、張淑君、張伊 鎔、張玉璇及南投三和郵局對於帳戶管理之正確性。 二、案經張淑君、張伊鎔訴由南投縣政府警察局南投分局報告偵 辦     證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實,業據被告張晉福、被告謝琇如分別於偵查中 坦承不諱,核與證人即告訴人張淑君於警詢及偵查中、證人 即告訴人張伊鎔於警詢及偵查中、證人及被害人張玉璇於警 詢及偵查中之證述均大致相符,並有戶籍謄本、張金州死亡 證明書、繼承協議書、勞動部勞工保險局112年6月30日保退 四字第11205100345001號函、112年8月2日保退四字第11260 091590號函、錄音檔譯文、對話紀錄截圖、本案機車照片、 南投縣政府警察局南投分局南投派出所受(處)理案件證明 單、被告張晉福之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 之立帳申請書及歷史交易清單、交通部公路總局臺中區監理 所南投監理站112年9月13日中監投站字第1120256414號函、 車輛詳細資料報表、本案帳戶之基本、變更資料及歷史交易 清單、勞動部勞工保險局113年10月7日保退四字第11313295 960號函、113年10月22日保退四字第11313306210號函等件 在卷可稽,足認被告2人之自白均與事實相符,渠等犯嫌均 堪認定。 二、按人之權利能力,始於出生,終於死亡,民法第6條定有明 文,是自然人一旦死亡,即不得為權利義務之主體,事實上 亦無從為任何意思表示或從事任何行為。而刑法之偽造文書 罪,係著重於保護公共信用之法益,即使該偽造文書所載之 作成名義人業已死亡,而社會一般人仍有誤認其為真正文書 之危險,自難因其死亡阻卻犯罪之成立;刑法上處罰行使偽 造私文書之主旨,重在保護文書之公共信用,故所偽造之文 書既足以生損害於公眾或他人,其犯罪即應成立,縱製作名 義人業已死亡,亦無妨於本罪之成立。再偽造文書罪,以無 製作權之人冒用他人名義而製作該文書為要件之一,如果行 為人基於他人之授權委託,即不能謂無製作權,自不成立該 罪,但反面而言,如果行為人非基於他人之授權委託,卻私 自以他人之名義製作文書,當屬無權製作而偽造。從而,行 為人在他人之生前,獲得口頭或簽立文書以代為處理事務之 授權,一旦該他人死亡,因其權利主體已不存在,原授權關 係即當然歸於消滅,自不得再以該他人名義製作文書,縱然 獲授權之人為享有遺產繼承權之人,仍無不同;否則,足使 社會一般人,誤認死者猶然生存在世,而有損害於公共信用 、遺產繼承及稅捐課徵正確性等之虞,應屬無權製作之偽造 行為。是若父母在世之時,授權或委任子女代辦帳戶提、存 款事宜,死亡之後,子女即不得再以父母名義製作提款文書 領取款項(只能在全體繼承權人同意下,以全體繼承人名義 為之),至於所提領之款項是否使用於支付被繼承人醫藥費 、喪葬費之用,要屬行為人有無不法所有意圖之問題,與行 使偽造私文書罪該當與否不生影響,最高法院107年度台上 字第1753號判決意旨參照。經查,被告張晉福於張金州死亡 後,以張金州之名義將本案機車過戶至其名下;被告謝琇如 於張金州死亡後,以張金州之名義提領現金8100元,均足使 社會一般人誤認張金州猶然生存在世,而有損害於公共信用 、遺產繼承之虞。是核被告張晉福如犯罪事實欄一㈠所為, 係犯刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪嫌;核被告謝 琇如如犯罪事實欄一㈡所為,係犯刑法第216條、第210條行 使偽造私文書罪嫌。被告2人分別在車輛異動登記書、郵政 存簿儲金提款單上蓋用張金州之印章之行為,均為偽造私文 書之階段行為,而偽造私文書之低度行為,應為行使之高度 行為所吸收,均不另論罪。被告張晉福在車輛異動登記書上 蓋用張金州之印章,被告謝琇如在郵政存簿儲金提款單上蓋 用張金州之印章,並分別提出予監理站、郵局,是該車輛異 動登記書、郵政存簿儲金提款單均非被告2人所有之物,而 該車輛異動登記書、郵政存簿儲金提款單上之印文並非被告 2人所偽造之印文,爰均不另聲請宣告沒收。 三、告訴暨報告意旨固認被告張晉福未經告訴人張淑君、告訴人 張伊鎔同意,向勞動部勞工保險局請領張金州勞工退休金12 萬5826元之行為;被告張晉福將本案機車過戶至自己名下之 行為;被告謝琇如自本案帳戶提領8100元之行為,均涉犯刑 法第335條侵占罪嫌。惟查:  ㈠證人張玉璇於警詢及偵查中證稱:我是被告張晉福的二姊, 我沒有要求被告張晉福將張金州之勞工退休金支付給我,因 為我記得張金州生前的保險費用都是被告張晉福在支付,所 以我並不想跟他拿這筆錢。張金州生前跟小妹即告訴人張伊 鎔居住在南投縣○○鄉○○路000○0號,但都是被告2人在照顧等 語,固與證人即告訴人張淑君、證人即告訴人張伊鎔證稱: 告訴人張伊鎔才是張金州的主要照顧者等語相左。惟觀諸繼 承協議書記載:「甲方:張晉福,乙方:張淑君,丙方:張 玉璇,丁方:張伊鎔。1.父親所留下的現金:304萬7000元 。2.土地共5筆:0000-0000,0000-0000,0000-0000,0000 -0000,0000-0000。3.第1點金額分2筆,A:購屋金:242萬 4000元。B:公積金:62萬3000元。4.公積金用途:白包、 紅包、供奉祖先祭祀用。購屋金、供基金保管人乙方張淑君 ……」等語,而證人即告訴人張淑君於偵查中證稱:大家協議 將父親第一銀行的現金一部分拿去買房子和一部分作為公積 金等語,是張金州之繼承人所簽立之繼承協議書中「現金」 應係指張金州所申設第一商業銀行帳戶內之存款,並不包括 張金州的勞工退休金,而被告張晉福在告訴人張淑君詢問勞 工退休金乙事時,亦表示「收到、屬於遺產」等語,則被告 張晉福辯稱:當時我去辦喪葬補助費時,櫃檯問我要不要一 起辦勞工退休金我才一起辦,我們後續處理繼承事宜時,才 發現有這一筆錢,後來我有跟告訴人張淑君提過是否將錢分 一分,想要將原本的協議作廢,但後續告訴人張淑君又擅自 辦理很多事項等語,並非無據,自難排除係因該筆勞工退休 金起初並未列入繼承協議書內,且斯時被告張金州之繼承人 們又迭有紛爭始延遲處理,實難遽認被告張晉福此部分有何 不法所有意圖。  ㈡又被告張晉福曾傳送「目前在監理站把爸爸名下的機車暫先 過戶到我的名字,事後再一起討論機車的去留」等語,告訴 人張淑君、被害人張玉璇、告訴人張伊鎔均有表示同意,且 被告張晉福亦曾在家庭群組內詢問本案機車欲轉售之價格等 語,有渠等間之對話紀錄在卷可佐,難認被告張晉福此部分 有何不法所有意圖。  ㈢而被告謝琇如有提出中心診所汪清醫師所開立之死亡證明書 收費收據2500元,可徵其辯稱:當時提領8100元,是因為當 時手上的現金流沒有那麼多,張金州的後事需要用錢,才從 本案帳戶內提款用來支付後事費用等語,並非無據,且被告 張晉福亦供稱:我們請私人法醫,其於用在雜費,例如買水 、便當給來幫忙後事的工作人員等語,實亦難認被告謝琇如 自本案帳戶提領8100元係供作己用,自難遽認被告謝琇如對 此有何不法所有意圖。  ㈣綜上,實難遽認被告2人有何侵占犯行,惟此部分如成立犯罪 ,與前揭起訴書所指犯罪事實部分為想像競合犯之同一案件 ,爰不另為不起訴之處分,併此敘明。 四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此 致 臺灣南投地方法院 中  華  民  國  113  年  11  月  1   日              檢 察 官 蘇厚仁 本件證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  11  月  8   日              書 記 官 蕭翔之  附錄本案所犯法條: 刑法第216條 (行使偽造變造或登載不實之文書罪) 行使第 210 條至第 215 條之文書者,依偽造、變造文書或登載 不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 刑法第210條 (偽造變造私文書罪) 偽造、變造私文書,足以生損害於公眾或他人者,處 5 年以下 有期徒刑。

2025-03-31

NTDM-113-訴-234-20250331-1

審簡
臺灣新北地方法院

偽造文書等

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 114年度審簡字第263號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 吳明龍 上列被告因偽造文書等案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第 49462號),因被告於本院準備程序中自白犯罪,本院合議庭認宜 由受命法官獨任逕以簡易判決處刑,爰不經通常程序(113年度審 訴字第912號),逕以簡易判決處刑如下:   主 文 吳明龍犯行使偽造私文書罪,處有期徒刑貳月,如易科罰金,以 新臺幣壹仟元折算壹日。     事實及理由 一、本案犯罪事實及證據,除證據部分補充「被告吳明龍於本院 準備程序時之自白」外,餘均引用如附件檢察官起訴書之記 載。 二、論罪科刑:  ㈠核被告所為,係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書 罪及刑法第339條第1項之詐欺取財罪。被告盜用「陳寶彩」 之印章蓋用印文之行為,係為偽造私文書之階段行為;又其 偽造私文書之低度行為應為行使偽造私文書之高度行為所吸 收,不另論罪。被告以一行為觸犯上開罪名,為想像競合犯 ,應依刑法第55條前段規定,從一重之行使偽造私文書罪處 斷。  ㈡爰以行為人之責任為基礎,審酌被告不思以正當方式獲取所 需,明知母親陳寶彩業已死亡,竟仍以起訴書所載方式詐取 本案帳戶內之款項,所為顯然欠缺法治觀念,亦有害社會正 常交易秩序,應予非難;兼衡其犯罪之動機、目的、手段、 詐取財物之金額、其與告訴人吳哲宇及被害人吳岳親等2人 之關係,及被告之素行(見臺灣高等法院被告前案紀錄表) 、於本院準備程序時自陳國中畢業之智識程度,目前從事水 電,月收入新臺幣(下同)6至7萬元,需撫養兒子之家庭經濟 及生活狀況、犯後坦承犯行之態度等一切情狀,量處如主文 所示之刑,並諭知如易科罰金之折算標準,以資懲儆。 三、沒收部分:  ㈠本案犯罪所得為110,000元,應由被告吳明龍、告訴人吳哲宇 、被害人吳岳親此3位繼承人均分,每人可分得款項為110,0 00元/3人=36,666元/人,被告已於114年2月18日開庭後1星 期內將73,332元匯款予告訴人吳哲宇,再由告訴人吳哲宇將 被害人吳岳親應繼承部分36,666元轉匯予被害人吳岳親,是 告訴人吳哲宇及被害人吳岳親應繼承部分,均已實際合法發 還告訴人吳哲宇及被害人吳岳親,此有本院公務電話紀錄1 紙附卷可稽,爰依刑法第38條之1第5項規定,不予宣告沒收 或追徵,附此敘明。  ㈡至被告於臺灣銀行取款憑條上所蓋用「陳寶彩」之印文,乃 使用真正之印章所為,並非刑法第219條所規範之偽造印文 ;而被告所偽造之臺灣銀行取款憑條,雖係被告本案犯罪所 生之物,然已因行使交付臺灣銀行承辦人員,非屬被告所有 ,亦不予宣告沒收。 四、不予宣告緩刑之說明   考量本案被告雖已返還犯罪所得予告訴人吳哲宇及被害人吳 岳親,惟迄今未與告訴人及被害人達成調解或和解,且告訴 人亦明確表達不願給予被告緩刑機會,此有本院公務電話紀 錄1紙附卷可稽,是自難認本案被告所受刑之宣告有暫不執 行為適當之情況,爰不予宣告緩刑。   五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項,逕以 簡易判決處刑如主文。 六、如不服本判決,得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上   訴狀,上訴於本院第二審合議庭(須附繕本)。 本案經檢察官洪湘媄提起公訴,檢察官藍巧玲到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  31  日          刑事第二十五庭  法 官 黃耀賢 以上正本證明與原本無異。                   書記官 邱瀚群    中  華  民  國  114  年  3   月  31  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書,足以生損害於公眾或他人者,處 5 年以下 有期徒刑。 中華民國刑法第216條 行使第 210 條至第 215 條之文書者,依偽造、變造文書或登載 不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。 附件: 臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書                   113年度偵字第49462號   被   告 吳明龍 男 44歲(民國00年00月00日生)             住○○市○○區○○街0段000巷00號              6樓             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因偽造文書等案件,已經偵查終結,認應提起公訴,茲 將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、吳明龍與吳哲宇為兄弟,渠等母親陳寶彩於民國112年12月1 6日死亡。陳寶彩之法定繼承人除吳明龍、吳哲宇外,尚有 吳岳親。吳明龍明知陳寶彩死亡後,其遺產為全體繼承人公 同共有,未經全體繼承人同意,不得擅自動用、處分,竟意 圖為自己不法所有,基於詐欺取財及行使偽造私文書之犯意 ,於112年12月22日11時27分許,持陳寶彩之印章,先填具 提款單之內容後,並在提款單上蓋用陳寶彩之印章,表彰陳 寶彩有向臺灣銀行南新莊分行提領陳寶彩所有帳號00000000 0000號帳戶(下稱本案帳戶)內新臺幣(下同)11萬元之意 思而偽造該提款單後,持向不知情之銀行櫃台承辦人員行使 之,致使該承辦人員陷於錯誤,將11萬元交與吳明龍,足以 生損害臺灣銀行南新莊分行對於帳戶存款管理之正確性及吳 哲宇等繼承人之權益。 二、案經吳哲宇訴由新北市政府警察局新莊分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實: 編號 證據名稱 待證事實 1 被告吳明龍之自白 被告有於上開時間,持陳寶彩之印章,至臺灣銀行南新莊分行提領本案帳戶內11萬元之事實。 2 證人即告訴人吳哲宇之指訴 被告未經全體繼承人同意,即持陳寶彩之印章,提領本案帳戶內11萬元之事實。 3 陳寶彩戶役政資訊個人資料查詢結果、財政部北區國稅局遺產稅免稅證明書 1.陳寶彩於112年12月16日逝世之事實。 2.被告及告訴人、吳岳親均為陳寶彩法定繼承人之事實。 4 被告於上開時間至臺灣銀行南新莊分行提領款項之監視器影像截圖、本案帳戶之交易明細、被告於上開時間前往臺灣銀行南新莊分行提款本案帳戶11萬元之取款憑條 被告有於上開時間,持陳寶彩之印章,至臺灣銀行南新莊分行提領本案帳戶內11萬元之事實。 二、按人之權利能力,始於出生,終於死亡,民法第6條定有明 文,是自然人一旦死亡,即不得為權利義務之主體,事實上 亦無從為任何意思表示或從事任何法律或自然行為。而刑法 之偽造文書罪,係著重於保護文書公共信用之法益,即使該 偽造文書所載之作成名義人業已死亡或實際上並不存在,而 社會一般人仍有誤認其為真正文書之危險,自難因該文書作 成名義人實際上已死亡或不存在,而阻卻犯罪之成立;刑法 上處罰行使偽造私文書之主旨,重在保護文書之公共信用, 故所偽造之文書既足以生損害於公眾或他人,其犯罪即應成 立,縱製作名義人業已死亡或根本不存在,亦無妨於本罪之 成立。再偽造文書罪,以無製作權之人冒用他人名義而製作 該文書為要件,倘行為人並非基於他人之授權委託,或他人 之授權業已終止或消滅,卻擅自以他人之名義製作文書,當 係無權製作而屬偽造。從而,行為人在他人之生前,獲得該 他人口頭或簽立文書以代為處理事務之授權,一旦該他人死 亡,因其權利主體已不存在,原授權關係即當然歸於消滅, 自不得再以該他人名義製作文書,縱然原先獲授權之人為享 有遺產繼承權之人,仍無不同;否則,足使社會一般人誤認 死者猶然生存在世,而有損害於公共信用、遺產繼承及稅捐 課徵正確性等之虞,應屬無權製作之偽造行為。是若父母在 世之時,授權或委任子女代辦帳戶提、存款事宜,一旦父母 死亡之後,子女即不得再以父母名義製作提款文書領取款項 (只能在全體繼承權人同意下,以全體繼承人名義為之), 至於所提領之款項是否使用於支付被繼承人醫藥費、喪葬費 之用,要屬行為人對於父母之存款有無不法所有意圖之問題 ,與行使偽造私文書罪該當與否不生影響,最高法院112年 度台上字第1703號判決意旨可資參照。 三、核被告所為,係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書 及同法第339條第1項之詐欺取財等罪嫌。被告盜用陳寶彩之 印章,係偽造私文書之部分行為;而偽造私文書復係行使偽 造私文書之低度行為,均請不另論罪。被告以一行為涉犯上 開2罪名,為想像競合犯,請依刑法第55條規定,從一重以 行使偽造私文書處斷。又被告之犯罪所得,請依刑法第38條 之1第1項前段之規定沒收之,於全部或一部不能沒收或不宜 執行沒收時,請依同法條第3項之規定追徵其價額。 四、至告訴意旨雖認被告另涉犯刑法第335條第1項之侵占罪嫌部 分。惟查,刑法上所謂侵占罪,以被侵占之物先有法律或契 約上之原因在其持有中者為限,否則不能成立侵占罪,易言 之,係以行為人合法持有該物後,嗣變易持有為所有之意, 始足構成。而本件被告既係以偽造私文書方式取得如附表所 示之款項,則其所為自與刑法侵占罪之要件有間,告訴意旨 容有誤會。惟此部分若成立犯罪,即與前揭起訴部分有想像 競合之裁判上一罪關係,爰不另為不起訴處分,併此敘明。 五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。        此 致 臺灣新北地方法院 中  華  民  國  113  年  10  月  21  日              檢 察 官 洪 湘 媄 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  11  月  8   日              書 記 官 張 雅 舜 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書,足以生損害於公眾或他人者,處 5 年以下 有期徒刑。 中華民國刑法第216條 行使第 210 條至第 215 條之文書者,依偽造、變造文書或登載 不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。

2025-03-31

PCDM-114-審簡-263-20250331-1

金訴
臺灣嘉義地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 114年度金訴字第240號 公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 吳依頻 上列被告因違反洗錢防制法等案件,經檢察官提起公訴(113年 度偵字第12279號),本院判決如下:   主   文 甲○○幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪,處有期 徒刑陸月,併科罰金新臺幣參萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣 壹仟元折算壹日。   事實及理由 一、犯罪事實   甲○○能預見如以自己申辦實體金融機構帳戶綁定為虛擬交易 平臺帳戶,而將該申辦虛擬帳戶交付不認識之人使用,等同 容任取得該虛擬帳戶之人任意使用該帳戶作為金錢流通工具 ,又社會上詐欺案件層出不窮,依其社會生活經驗當可預見 將自己所有虛擬帳戶交付予不熟識之人使用,極可能遭詐騙 集團作為人頭帳戶實施取得贓款及掩飾、隱匿詐欺不法所得 去向之犯罪工具,因而幫助他人從事詐欺取財罪及洗錢罪, 惟仍基於縱詐騙集團以其虛擬貨幣帳戶實施詐欺取財犯罪及 洗錢罪亦不違背其本意之幫助不確定故意,先於民國113年3 月22日向現代財富科技有限公司(下稱現代公司)以其所申辦 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶(下 稱郵局帳戶)綁定為實體帳戶申請MAX數位資產交易所帳戶【 TWD入金地址:0000000000000000,下稱MAX帳戶】,再於11 3年4月6日以郵局帳戶綁定為實體帳戶申請MaiCoin數位資產 交易所帳戶【TWD入金地址:000000000000000,下稱MaiCoi n帳戶】,再將郵局帳戶和其所申辦聯邦商業銀行股份有限 公司帳號000-000000000000號帳戶(下稱聯邦帳戶)帳號及密 碼及MAX帳戶與MaiCoin帳戶帳號及密碼資料(郵局帳戶、聯 邦帳戶及MAX帳戶與MaiCoin帳戶資料,下合稱本案帳戶)交 付予「夏夢瑤」使用。嗣「夏夢瑤」取得本案帳戶資料後, 即與其所屬詐騙集團(無證據證明有未滿18歲之人或成員有3 人以上,亦無證據證明甲○○知悉該詐騙集團以網際網路散布 訊息對公眾詐欺,下稱本案詐騙集團)不詳成員共同意圖為 自己不法所有,基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡,利用本案 帳戶資料以如附表所示方式進行詐騙得手如附表所示金額, 用以購買虛擬貨幣至其他電子錢包製造金流斷點,以此方式掩 飾、隱匿詐欺所得去向及所在。 二、證據能力   刑事訴訟法第159條之5規定,被告以外之人於審判外之陳述 ,雖不符前4條之規定,而經當事人於審判程序同意作為證 據,法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況,認為適 當者,亦得為證據。當事人、代理人或辯護人於法院調查證 據時,知有第159條第1項不得為證據之情形,而未於言詞辯 論終結前聲明異議者,視為有前項之同意。本判決以下所引 用之傳聞證據,檢察官及被告甲○○於審判程序中均同意作為 證據使用,或知有傳聞證據之情形而未於言詞辯論終結前聲 明異議,本院審酌該等證據作成時之情況,並無違法取證之 情形,又與本案有關聯性,認為以之作為證據應屬適當,均 具有證據能力。 三、認定犯罪事實所憑之證據及理由    ㈠訊據被告固承認將本案帳戶資料提供予「夏夢瑤」使用,惟 矢口否認有何幫助詐欺及幫助洗錢犯行,辯稱「我當時想要 辦理貸款在網路上找代辦公司,代辦公司請我提供本案帳戶 資料稱可以用比特幣貸款,且待辦公司稱若虛擬貨幣有賺到 錢可以讓我分2.5倍的錢。我也是被詐騙的被害人」等語(本 院卷第54頁至第55頁)。    ㈡被告將本案帳戶資料提供予「夏夢瑤」使用,而如附表所示 被害人遭本案詐騙集團不詳成員以如附表所示話術受騙因而 依指示將受騙款項層轉匯至本案帳戶購買虛擬貨幣至其他電 子錢包等情,有卷附郵局帳戶基本資料及交易明細(警卷第3 4頁至第35頁)、聯邦帳戶基本資料及交易明細(警卷第36頁 至第37頁)、帳戶個資檢視(警卷第40頁)及被告與「夏夢瑤 」間LINE對話紀錄截圖及翻拍照片(警卷第229頁至第233頁 、偵卷第28頁至第30頁)與現代公司114年1月11日現代財富 法字第114011118號函附MaiCoin帳戶會員資料及虛擬貨幣交 易紀錄(偵卷第12頁至第23頁)與如附表所示「相關證據出處 」欄所示證據,且為被告所不爭執(警卷第10頁至第17頁、 偵卷第26頁至第27頁、偵卷第33頁、本院卷第54頁至第55頁 ),此部分事實首堪認定為真,是本案帳戶確為本案詐騙集 團不詳成員用以作為詐騙犯罪工具甚明。   ㈢實體及虛擬金融帳戶為個人理財重要工具,申請開設實體及 虛擬金融帳戶並無特殊限制,一般民眾皆可自行申請開立, 持有實體及虛擬帳戶之人得以輸入密碼方式提領轉匯帳戶內 款項,以此作為資金流通工具,是個人實體及虛擬金融帳戶 專屬個人性甚高,並非一般自由流通使用之物,縱有交付供 他人使用之情形,亦必基於相當程度之信賴基礎或特殊事由 ,實無可能隨意交予完全不相識之人任意使用。況任何申辦 實體及虛擬金融帳戶之人均能輕易知悉若將實體及虛擬帳戶 交付他人後,對方將得以隨時隨地提領轉匯其內款項,資金 流通功能便利強大,是一般人多妥善保管,絕不輕易交給非 熟識之人。邇來國內詐欺事件頻傳,而詐欺集團之所以如此 猖狂且肆無忌憚,其最主要之原因即在於其等利用實體及虛 擬金融帳戶作為資金流通工具,核心成員則隱身其後,於騙 得金錢後隨即提領轉匯一空,而偵查機關則往往因帳戶所有 人不願吐實,或無法提供具體之資料而無法一舉成擒,此等 犯罪之手法為全國人民所普遍知悉,稍有智識能力或社會經 驗之人均普遍知悉,屬一般生活所應有之認知,自無不謹慎 提防。是對於交付個人身分資料及以實體帳戶綁定申辦虛擬 金融帳戶,此等極具敏感性舉動,如無相當堅強且正當之理 由,一般均可合理懷疑,提供帳戶者對於可能因此助長詐欺 集團之犯行及作為收受、提領詐欺贓款使用,提領後即產生 遮斷資金流動軌跡而逃避國家追訴處罰效果,而為掩飾、隱 匿詐欺不法所得去向之犯罪工具,有一定程度之預見,且對 於此等犯罪結果,主觀上必然出於默許或蠻不在乎之狀態, 蓋實體及虛擬金融帳戶一旦交出,原所有人對於帳戶內資金 流動幾無任何控制能力,除非主動掛失否則無異將帳戶讓渡 他人,自己則置身事外任憑被害人受騙且追償無門,此種舉 動及主觀心態當屬可議,而有以刑罰加以處罰之必要。  ㈣刑法上之故意,可分為直接故意與不確定故意(間接故意) ,所謂「不確定故意」,係指行為人對於構成犯罪之事實, 預見其發生而其發生並不違背其本意者,刑法第13條第2項 定有明文。金融帳戶係針對個人社會信用而予以資金流通, 具有強烈之屬人性,且金融帳戶為個人理財之工具,申請開 設金融帳戶並無任何特殊之限制,一般民眾皆可以申請開戶 ,此乃眾所周知之事實,況近年來不法份子利用人頭帳戶實 行財產犯罪案件層出不窮,業已廣為平面或電子媒體、政府 機構多方宣導,提醒一般民眾勿因一時失慮而誤蹈法網,輕 易交付自己名義申辦之金融帳戶予他人,反成為協助他人犯 罪之工具,是依一般人之社會生活經驗,若見他人不以自己 名義申請開戶,反而收集金融機構帳戶為不明用途使用或流 通,衡情對於該等帳戶極可能供作不法詐欺、洗錢犯罪使用 當有合理預見,參以被告自陳為高職畢業之智識程度(本院 卷第62頁),且前已二度已因交付個人金融帳戶,經本院分 別以101年度嘉簡字第737號及102年嘉簡字第1556號刑事判 決成立幫助詐欺取財罪(本院卷第17頁至第18頁),依被告教 育程度與其社會生活歷程經驗,顯可預見無故提供金融機構 帳戶予他人使用常與財產犯罪用以規避追查之需要密切相關 ,極可能遭他人遂行不法所有意圖而用以詐騙被害人,且金 融帳戶與其密碼屬重要金融資訊,若非基於特定親誼或信賴 關係,一般均不可能隨意洩漏於他人,如洩漏於陌生人或欠 缺具體可供追索資訊之對象,則因同時交付金融帳戶資料於 他人形同將該帳戶讓渡他人使用,成為他人金錢流通之工具 ,除向金融單位申請掛失外帳戶所有人對於該帳戶使用已經 毫無管控之能力,被告對於金融帳戶交易僅憑密碼驗證,無 法查對實際持用人之特性自然清楚明瞭,殊無在目的及用途 均屬不明之情況下,隨意交出本案帳戶資料之理。  ㈤況本案帳戶屬重要金融資訊,若非基於特定之親誼或信賴關 係,一般均不可能隨意洩漏於他人,如洩漏於陌生人或欠缺 具體可供追索資訊之對象,則因同時交付該等資料於他人, 形同將本案帳戶讓渡他人使用成為他人金錢流通之工具,除 向申辦金融機構及現代公司申請掛失外,帳戶所有人對於該 帳戶使用已經毫無管控能力,被告對於使用金融帳戶特性自 然清楚明瞭,殊無在目的及用途均屬不明之情況下,隨意交 出本案帳戶之理。是以,若將本案帳戶交付予身分來歷均不 明之陌生人可能充為人頭帳戶使用等情事,自不得諉為不知 ,被告對於本案帳戶交出後極可能遭詐騙集團利用作為詐欺 取財及掩飾隱匿詐欺不法所得去向工具,主觀上應可清楚預 見,然其竟仍將本案帳戶資料提供真實姓名年籍資料均不詳 且素未謀面之「夏夢瑤」使用,雖無確信本案帳戶必定遭他 人作為從事詐欺取財之犯罪工具,然應有縱若「夏夢瑤」持 以為詐欺取財、洗錢犯罪亦不違反其本意而容任其發生之認 識,顯具幫助本案詐騙集團犯罪之不確定故意無訛。  ㈥被告雖以上詞置辯,惟查:  ⒈被告雖提出對話紀錄或事證以資佐證確有所稱貸款乙事,然 觀諸該發話者「Globalvisa」稱「甲○○,你好!請問您是有 資金需求嗎?最新渠道美國貸!可無需還款!請問你要瞭解 一下嗎?」等語(警卷第229頁),單就「Globalvisa」表示借 款可無須還款,顯不符金融借貸常規而甚詭異,則被告辯稱 為申請貸款而交付本案帳戶等語,已難驟信。  ⒉況金融機構信用貸款實務,除須提供個人身分證明文件核對 外,並應敘明並提出個人工作狀況及收入金額與相關財力證 明資料(如在職證明、往來薪轉存摺影本或扣繳憑單等文件 ),金融機構透過徵信調查申請人債信後評估是否放款以及 放款額度,並無要求申貸人提供個人資料及實體金融帳戶用 以綁定申請虛擬金融帳戶之必要,倘若申請人債信不良達金 融機構無法承擔風險程度時即無法貸得款項。是依一般人社 會生活經驗,金融機構不以申請者還款能力相關資料作為判 斷貸款與否之認定,亦不要求提供保證人或擔保品供作抵押 ,反而要求申貸者交付與貸款無關之資料用以申請虛擬帳戶 ,顯違反融資實務常情,此情本為一般人客觀之基本認知。 況被告自承前已向多家金融機構貸款經驗且申辦時無須交付 金融機構帳戶密碼(本院卷第54頁),則依被告生活歷程經驗 ,更難謂被告對交出本案帳戶資料,可能供他人作為財產犯 罪之不法目的使用主觀上無合理之預見。  ⒊再就被告交付本案帳戶資料對象以觀,被告根本不知實際交 付對象「夏夢瑤」真實身分為何,更未進一步查證實際上該 借貸對象是否真實存在,且未詢問「夏夢瑤」所謂操作虛擬 貨幣所需投入資本數額及投資標的及操作方式與預期獲利情 形,被告全然不清楚「夏夢瑤」所稱投資虛擬貨幣究係如何 運作賺錢及貸款,更未進一步查證實際上「夏夢瑤」是否具 有虛擬貨幣投資專業知能或實際上有無所屬公司行號存在, 顯見被告在未能充足瞭解掌握交付本案帳戶資料對象之真實 年籍資料及聯絡方式亦未為任何查核情況下,即率爾同意將 攸關個人資金流通、信用評價之本案帳戶資料交付予毫無信 任基礎之來歷不明人士,更證被告確有容任本案帳戶被本案 詐騙集團使用作為犯罪工具及作為掩飾、隱匿詐欺不法所得 去向之意欲。     ⒋至被告雖嗣後於113年4月30日前往嘉義縣警察局民雄分局民 雄派出所報案遭「夏夢瑤」詐騙等情(警224頁至第227頁), 然因報案時點已在如附表所示受騙款項匯入本案帳戶後所為 ,無法排除被告係出於自保或避免刑事責任所為,尚難僅憑 被告事後蛇足之舉,即對被告為有利之認定。   ㈣綜上,被告所辯顯屬事後卸責之詞,不足採信,本案事證明 確,被告犯行堪以認定,應依法論科。 四、論罪科刑  ㈠新舊法比較   被告行為後,洗錢防制法全文於113年7月31日修正公布施行 並於同年0月0日生效,被告於偵審中均否認幫助洗錢犯罪, 依修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢罪規定法定刑為有期 徒刑2月以上7年以下,適用刑法第30條第2項幫助犯減刑規 定後,處斷刑範圍為有期徒刑1月以上7年以下,但依修正前 洗錢防制法第14條第3項規定宣告刑不得超過其特定犯罪即 刑法第339條第1項普通詐欺取財罪之最重法定刑5年(即處斷 刑範圍為有期徒刑1月至5年);修正後洗錢防制法第19條第1 項洗錢罪規定法定刑為有期徒刑6月以上5年以下,經適用刑 法第30條第2項幫助犯減刑規定後,處斷刑為有期徒刑3月以 上5年以下,經新舊法比較結果,應適用修正前洗錢防制法 第14條第1項規定。  ㈡核被告所為,係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪及犯刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制 法第14條第1項之幫助洗錢罪。  ㈢被告以一提供本案帳戶資料行為,幫助本案詐騙集團不詳成 員詐欺如附表所示被害人財物及洗錢,係以一行為觸犯數罪 名為想像競合犯,應依刑法第55條前段規定從重論以幫助洗 錢罪。  ㈣想像競合犯之處斷刑,本質上係「刑之合併」。其所謂從一 重處斷,乃將想像競合犯組成之評價上數罪,合併為科刑一 罪,其所對應之刑罰,亦合併其評價上數罪之數法定刑,而 為一個處斷刑。易言之,想像競合犯侵害數法益者皆成立犯 罪,論罪時必須輕、重罪併舉論述,同時宣告所犯各罪名, 包括各罪有無加重、減免其刑之情形,亦應說明論列,量刑 時併衡酌輕罪部分量刑事由,評價始為充足,然後依刑法第 55條前段規定「從一重處斷」,非謂對於其餘各罪可置而不 論。因此,法院決定處斷刑時,雖以其中最重罪名之法定刑 ,做為裁量之準據,惟於裁量其輕重時,仍應將輕罪合併評 價在內(最高法院108年度台上字第4405號、第4408號判決 意旨參照)。被告本案參與洗錢行為程度顯然較正犯輕微, 依刑法第30條第2項規定減輕其刑;被告所犯幫助詐欺取財 罪,其犯罪情節顯然較正犯輕微,亦應依刑法第30條第2項 規定減輕其刑,惟因對於本案想像競合應論處之幫助洗錢罪 不生處斷刑實質影響,而作為量刑從輕審酌之因子。  ㈤爰審酌被告對於詐騙集團利用人頭帳戶實行詐欺取財並掩飾 、隱匿詐欺犯罪所得去向有所預見,竟仍恣意交付本案帳戶 資料予「夏夢瑤」而供幫助犯罪使用,使本案詐騙集團不詳 成員得以逃避犯罪查緝,嚴重擾亂金融交易秩序且影響社會 正常交易安全,被告所為不啻助長詐欺犯罪風氣並造成如附 表所示被害人受有財產損害,同時增加其等尋求救濟困難, 且迄今未與如附表所示任何被害人達成和解填補所受損害, 被告犯罪所生危害非淺,並考量被告始終否認犯行(此乃被 告基於防禦權之行使而為辯解,本院不得以此作為加重量刑 之依據,但此與其餘相類似、已坦承全部犯行之案件相較, 自應在量刑予以充分考量,以符平等原則),未能深切體認 己身行為過錯所在,實難認犯後態度良好,惟參酌被告本案 犯行為幫助犯罪,兼衡其自陳高職畢業之智識程度,已婚、 育有3名子女其中1名尚未成年,從事加油站工作,與家人同 住及家庭經濟狀況勉持,與告訴人丁○○及公訴檢察官均表示 請依法判決和告訴人乙○○表示希望對被告從重量刑等一切情 狀,量處如主文所示之刑並就罰金部分諭知易服勞役之折算 標準。至被告所犯之罪雖不得易科罰金,然依刑法第41條第 3項規定,仍得聲請易服社會勞動,一併指明。  ㈥沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律;犯第1 9條、第20條之罪,洗錢之財物或財產上利益,不問屬於犯 罪行為人與否,沒收之,刑法第2條第2項、洗錢防制法第25 條第1項分別定有明文。洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗 錢之財物或財產上利益之規定,業經修正為同法第25條第1 項規定,於113年7月31日公布施行而於同年0月0日生效,自 應適用裁判時即修正後洗錢防制法第25條第1項規定。因如 附表所示被害人匯款至本案帳戶後非被告所得管領支配而就 該洗錢標的不具實際掌控權,自無從依洗錢防制法第25條第 1項諭知沒收。又本案並無證據證明被告因交付本案帳戶實 際獲有報酬而有犯罪所得,自不生應予沒收、追徵犯罪所得 問題,併此敘明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段(依刑事判決精簡 原則,僅記載程序法條),判決如主文。 本案經檢察官謝雯璣偵查起訴,檢察官高嘉惠到庭執行職務。  中  華  民  國  114  年  3   月  31  日          刑事第八庭 法 官 盧伯璋 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備 理由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。   中  華  民  國  114  年  3   月  31  日                書記官 王美珍 附錄本案論罪科刑法條 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表: 編號 被害人 詐騙方式 相關卷證出處 1 己○○ 己○○於113年3月底於Instgram瀏覽投資廣告並加入LINE通訊軟體暱稱「財經老師沈金榮」好友後,本案詐騙集團不詳成員再以暱稱「許思妤」、「晁元客服」向己○○佯稱「在晁元投資公司網站上可投資股票獲利」等語,致己○○陷於錯誤,依指示於113年5月3日下午2時44分許,無摺存款19萬元至郵局帳戶,旋遭不詳成員於同日下午2時45分、2時46分許,轉帳10萬元、8萬9000元至MAX帳戶。 ①己○○113年5月24日調查筆錄(警卷第18頁至第20頁)。 ②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局海山分局海山派出所受理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單(警卷第42頁至第59頁)。 ③告訴人己○○提出之轉帳交易明細、郵局無摺存款存款人收執聯、LINE對話紀錄截圖(警卷第61頁至第71頁)。 2 丁○○ 丁○○於112年7月間在交友網站結識本案詐騙集團不詳成員暱稱「陳淑君」,「陳淑君」向丁○○佯稱「急需用錢」等語,致丁○○陷於錯誤,於113年5月6日上午9時5分許,匯款20萬元至郵局帳戶,旋遭不詳成員於同日上午9時6分、9時6分許,轉帳10萬元、10萬元至MAX帳戶。 ①丁○○113年10月15日調查筆錄(警卷第21頁至第23頁)。 ②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局新店分局偵查隊受理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單(警卷第74頁至第82頁)。 ③告訴人丁○○提出之郵政跨行匯款申請書、入戶匯款申請書影本、臉書及LINE對話紀錄截圖(警卷第83頁至第87頁、第95頁至第103頁)。 3 丙○○ 丙○○於113年3月31日晚間11時2分許,在臉書結識本案詐騙集團不詳成員暱稱「Lin Kavan」並加入LINE通訊軟體暱稱「隨緣自在」,再以暱稱「shopee_陳宏遠」向其佯稱「投資國外蝦皮網站經營賣場可獲利」等語,致丙○○陷於錯誤,依指示於113年4月27日上午9時7分許,轉帳92萬3400元至聯邦帳戶,旋遭不詳成員於同日上午9時8分、9時8分許,轉帳50萬元至本案MAX帳戶、42萬元至MaiCoin帳戶。 ①丙○○113年5月3日調查筆錄(警卷第24頁至第26頁)。 ②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局信義分局三張犁派出所陳報單、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單(警卷第107頁至第109頁、第112頁至第126頁、第131頁至第138頁)。 ③新光銀行國內匯款申請書影本、轉帳交易明細(警卷第110頁至第111頁、第128頁至第130頁)。 4 乙○○ 乙○○於113年3月初某日,在抖音瀏覽「切割緬甸原石直播」影片並加入直播客服即本案詐騙集團不詳成員LINE通訊軟體暱稱「翡翠客服小鹿」好友,再向乙○○佯稱「已中獎但須先匯款代墊賭資」等語,致乙○○陷於錯誤,依指示於113年4月29日下午2時5分許,轉帳20萬元至聯邦帳戶,旋遭不詳成員於同日下午2時10分許,轉帳20萬4000元至MaiCoin帳戶。 ①乙○○113年5月4日調查筆錄(警卷第27頁至第30頁)。 ②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局士林分局文林派出所陳報單、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單(警卷第140頁至第148頁)。 ③告訴人乙○○提出之網路轉帳交易明細截圖、存摺封面影本、LINE對話紀錄截圖(警卷第149頁至第165頁)。 5 戊○○ 戊○○於113年4月中旬,在臉書結識本案詐騙集團不詳成員暱稱「李偉琦」,「李偉琦」向戊○○佯稱「於BELLAGIO網站註冊帳號,可投資博奕獲利」等語,致戊○○陷於錯誤,依指示於113年4月29日下午2時46分許,匯款15萬元至聯邦帳戶,旋遭不詳成員於同日下午2時50分許,轉帳15萬元至MaiCoin帳戶。 ①戊○○113年5月17日調查筆錄(警卷第31頁至第33頁)。 ②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局新營分局鹽水分駐所陳報單、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單(警卷第172頁至第211頁)。 ③告訴人戊○○提出之轉帳交易明細、臉書及LINE對話紀錄截圖(警卷第212頁至第220頁)。

2025-03-31

CYDM-114-金訴-240-20250331-1

金訴
臺灣嘉義地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 114年度金訴字第210號 公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 黃沛瑜 選任辯護人 邱靜怡律師 林德昇律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件,經檢察官提起公訴(113年 度偵字第10793號),本院判決如下:   主   文 丁○○幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪,處有期 徒刑肆月,併科罰金新臺幣壹萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣 壹仟元折算壹日。緩刑貳年。   事實及理由 一、犯罪事實   丁○○明知金融機構金融帳戶係憑密碼驗證,此外別無確認使 用者身分之方式,是如將金融帳戶交付不認識之人,等同容 任取得該金融帳戶之人任意使用該金融帳戶作為金錢流通之 工具,又社會上詐欺案件層出不窮,依其社會生活經驗,當 可預見將自己所有金融帳戶交付予不熟識之他人使用,極可 能遭詐騙集團作為人頭帳戶實施取得贓款及掩飾、隱匿詐欺 不法所得去向之犯罪工具,因而幫助他人從事詐欺取財罪及 洗錢罪,惟仍基於縱詐騙集團以其金融帳戶實施詐欺取財犯 罪及洗錢罪亦不違背其本意之幫助不確定故意,於民國113 年4月25日前某時許,在不詳地點以不詳方式將其所申辦臺 灣銀行股份有限公司帳號000-000000000000號帳戶(下稱本 案帳戶)金融卡連同密碼,提供予某詐騙集團不詳成員(無 證據證明有未滿18歲之人或成員有3人以上)。嗣該詐騙集 團不詳成員取得本案帳戶資料後,即共同基於詐欺取財及洗 錢之犯意聯絡,利用本案帳戶以如附表所示方式進行詐騙得 手如附表所示金額,旋遭該詐騙集團不詳成員提領殆盡。 二、證據能力   刑事訴訟法第159條之5規定,被告以外之人於審判外之陳述 ,雖不符前4條之規定,而經當事人於審判程序同意作為證 據,法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況,認為   適當者,亦得為證據。當事人、代理人或辯護人於法院調查   證據時,知有第159條第1項不得為證據之情形,而未於言詞 辯論終結前聲明異議者,視為有前項之同意。本判決以下所 引用之傳聞證據,檢察官及被告丁○○與其辯護人於審判程序 中均同意作為證據使用,或知有傳聞證據之情形而未於言詞 辯論終結前聲明異議,本院審酌該等證據作成時之情況,並 無違法取證之情形,又與本案有關聯性,認為以之作為證據 應屬適當,均具有證據能力。   三、認定犯罪事實所憑之證據及理由  ㈠訊據被告固承認本案帳戶為其申辦使用,惟矢口否認有何幫 助詐欺及幫助洗錢犯行,辯稱「我是將本案帳戶金融卡密碼 寫在皮套上後不慎遺失。我沒有將本案帳戶交付詐騙集團不 詳成員使用,但因我沒有妥善保管本案帳戶因此承認犯罪」 等語(本院卷第47頁);辯護意旨稱「被告於本案帳戶金融卡 皮套上記載密碼後遺失,但被告承認犯罪請從輕量刑」等語 (本院卷第48頁、第56頁)。    ㈡本案帳戶為被告申辦且原為其使用乙節,為被告自承不諱(本 院卷第47頁至第48頁),並有本案帳戶基本資料及交易明細 可佐(警卷第13頁至第14頁),而如附表所示各被害人遭該詐 騙集團不詳成員分別以如附表方式詐騙因而將受騙款項匯入 本案帳戶後,旋遭該詐騙集團不詳成員提領一空等情,亦有 如附表所示「相關卷證出處」欄所示證據可佐,此部分事實 首堪認定為真。   ㈢詐騙集團成員既係利用他人之帳戶掩飾犯行,躲避查緝,並 為順利取得贓款而領取犯罪所得,當知一般人於帳戶存摺及 金融卡與其密碼等物遭竊或遺失後,多會有即刻報警或向金 融機構辦理掛失止付之應對措施,倘徒以拾獲之不明金融帳 戶作為指定被害人匯款之帳戶,則極有可能因帳戶所有人掛 失止付遭凍結而無法順利提領贓款,或因提領款項遭銀行人 員發覺,提升遭查獲之風險,使悉心計畫之詐騙犯罪終致徒 勞無功。是以,詐騙集團成員若非確信該帳戶所有人於渠等 實施詐欺犯罪整體計畫之相當期間內,不會前往報警處理或 掛失止付,而有把握可自由使用該帳戶提款、轉帳功能前, 詐騙集團成員斷不至貿然使用該帳戶作為提領贓款之犯罪工 具。而該詐騙集團不詳成員以本案帳戶作為詐騙工具,使如 附表所示各被害人將款項匯入本案帳戶後即行以金融卡操作 自動櫃員機輸入密碼方式提領,可見該詐騙集團不詳成員知 悉本案帳戶之金融卡密碼,並確信本案帳戶不會遭被告隨時 辦理掛失止付或報警,若非被告事先告以密碼並供其使用, 該詐騙集團不詳成員豈有可能以前述方式支配使用本案帳戶 ,足認被告確有提供本案帳戶之金融卡及密碼交予該詐騙集 團不詳成員使用之事實。  ㈣刑法上之故意,可分為直接故意與不確定故意(間接故意) ,所謂「不確定故意」,係指行為人對於構成犯罪之事實, 預見其發生而其發生並不違背其本意者,刑法第13條第2項 定有明文。金融帳戶係針對個人社會信用而予以資金流通, 具有強烈之屬人性,且金融帳戶為個人理財之工具,申請開 設金融帳戶並無任何特殊之限制,一般民眾皆可以申請開戶 ,此乃眾所周知之事實,況近年來不法份子利用人頭帳戶實 行財產犯罪案件層出不窮,業已廣為平面或電子媒體、政府 機構多方宣導,提醒一般民眾勿因一時失慮而誤蹈法網,輕 易交付自己名義申辦之金融帳戶予他人,反成為協助他人犯 罪之工具,是依一般人之社會生活經驗,若見他人不以自己 名義申請開戶,反而收集金融機構帳戶為不明用途使用或流 通,衡情對於該等帳戶極可能供作不法詐欺、洗錢犯罪使用 ,當有合理預見,而以被告為高職畢業之智識程度(本院卷 第55頁),且自承除本案帳戶外另申辦有台新銀行帳戶(偵 卷第9頁至第10頁),佐以被告申辦台新銀行帳戶有多筆收入 支出相關紀錄(偵卷第10頁),則依被告教育程度與其社會 生活歷程經驗,顯可預見無故提供金融機構帳戶予他人使用 ,常與財產犯罪用以規避追查之需要密切相關,極可能遭他 人遂行不法所有意圖而用以詐騙他人,然被告竟仍將本案帳 戶之金融卡及密碼提供他人使用,雖無確信本案帳戶必定遭 他人作為從事詐欺取財之犯罪工具,然應有縱若有人持以為 詐欺、洗錢犯罪亦不違反其本意而容任其發生之認識,顯具 幫助該詐騙集團犯罪之不確定故意。  ㈤被告及辯護意旨雖以上詞置辯,惟查:  ⒈被告對於本案帳戶遺失時間始終無法明確陳明,且雖供稱其 於113年4月25日晚間7時於使用台新銀行帳戶金融卡提領現 金新臺幣(下同)10000元後,台新銀行帳戶與本案帳戶金 融卡及密碼均遺失等語(警卷第3頁至第4頁),然觀諸台新銀 行帳戶交易明細與被告所辯情節不符,被告所辯已難輕信。  ⒉況台新銀行帳戶於113年4月25日上午8時12分許存款1000元後 旋即於1分鐘後使用金融卡提領一空,與本案帳戶於同日上 午8時16分存入85元後隨即於45秒後轉出105元如出一轍,明 顯係該詐騙集團不詳成員在測試台新銀行帳戶與本案帳戶是 否可正常使用,反證被告遺失抗辯情節,毫不可信。  ⒊再以現今金融卡密碼為6至12位數,排列組合甚多,而使用人 以金融卡密碼操作自動櫃員機,若連續3次輸入密碼錯誤即 會遭鎖卡而無法使用,故單純持有金融卡而不知密碼之人欲 隨機輸入正確密碼成功提領款項之機率微乎其微而趨近於零 ,而詐騙集團以他人帳戶供作款項出入之帳戶,通常會先取 得帳戶所有人之同意才使用,否則一旦帳戶所有人辦理掛失 ,被害人所匯入款項即遭凍結無法提領,犯罪集團當無甘冒 此風險之理。是以,果若被告上開辯稱遺失等情為真,則持 有金融帳戶資料之詐騙集團根本無法知悉帳戶所有人何時將 辦理掛失止付,而被害人所匯入款項是否可以順利提領即處 於不確定狀態,又豈需大費周章向他人詐欺取財後,要求被 害人匯款至其等無法擔保確可領用之金融帳戶內,更益證係 被告將本案帳戶金融卡及密碼提供給本案詐騙集團不詳成員 使用而非遺失無疑。    ⒋至被告雖於113年5月3日至嘉義市警察局第一分局長榮派出所 報案本案帳戶遺失(警卷第80頁),然因報案時間點已在如 附表所示被害人將受騙款項匯入本案帳戶而遭轉匯提領一空 後所為,實無法排除被告係出於自保或避免刑事責任所為, 尚難僅憑被告事後蛇足之舉,即對被告為有利之認定。  ㈥綜上,被告所辯顯屬事後卸責之詞,不足採信,本案事證明 確,被告犯行堪以認定,應依法論科。     四、論罪科刑  ㈠被告行為後,洗錢防制法全文於113年7月31日修正公布施行 並於同年0月0日生效,被告於偵審中均否認幫助洗錢犯罪【 被告雖於審理時表示認罪且辯護意旨亦稱被告承認犯罪,惟 所謂自白係被告對自己之犯罪事實為肯定供述之意,然被告 始終辯稱非基於自主意識交付本案帳戶而係遺失,所為供述 顯非自白犯罪,且辯護人亦無從代被告自白,自仍屬否認犯 罪】,依修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢罪規定法定刑 為有期徒刑2月以上7年以下,適用刑法第30條第2項幫助犯 減刑規定後,處斷刑範圍為有期徒刑1月以上7年以下,但依 修正前洗錢防制法第14條第3項規定宣告刑不得超過其特定 犯罪即刑法第339條第1項普通詐欺取財罪之最重法定刑5年( 即處斷刑範圍為有期徒刑1月至5年);修正後洗錢防制法第1 9條第1項洗錢罪規定法定刑為有期徒刑6月以上5年以下,經 適用刑法第30條第2項幫助犯減刑規定後,處斷刑為有期徒 刑3月以上5年以下,經新舊法比較結果,應適用修正前洗錢 防制法第14條第1項規定。  ㈡核被告所為,係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪及犯刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制 法第14條第1項之幫助洗錢罪。  ㈢被告以一提供本案帳戶資料行為,幫助該詐騙集團不詳成員 詐欺如附表所示被害人財物及洗錢,係以一行為觸犯數罪名 為想像競合犯,應依刑法第55條前段規定從重論以幫助洗錢 罪。  ㈣想像競合犯之處斷刑,本質上係「刑之合併」。其所謂從一 重處斷,乃將想像競合犯組成之評價上數罪,合併為科刑一 罪,其所對應之刑罰,亦合併其評價上數罪之數法定刑,而 為一個處斷刑。易言之,想像競合犯侵害數法益者皆成立犯 罪,論罪時必須輕、重罪併舉論述,同時宣告所犯各罪名, 包括各罪有無加重、減免其刑之情形,亦應說明論列,量刑 時併衡酌輕罪部分量刑事由,評價始為充足,然後依刑法第 55條前段規定「從一重處斷」,非謂對於其餘各罪可置而不 論。因此,法院決定處斷刑時,雖以其中最重罪名之法定刑 ,做為裁量之準據,惟於裁量其輕重時,仍應將輕罪合併評 價在內(最高法院108年度台上字第4405號、第4408號判決 意旨參照)。被告本案中參與洗錢行為程度顯然較正犯輕微 ,依刑法第30條第2項規定減輕其刑;被告所犯幫助詐欺取 財罪,其犯罪情節顯然較正犯輕微,亦應依刑法第30條第2 項規定減輕其刑,惟因對於本案想像競合應論處之幫助洗錢 罪不生處斷刑實質影響,而作為量刑從輕審酌之因子。  ㈤爰審酌被告對於詐騙集團利用人頭帳戶實行詐欺取財並掩飾 、隱匿詐欺犯罪所得去向有所預見,竟仍恣意交付本案帳戶 資料予本案詐騙集團不詳成員而供幫助犯罪使用,使本案詐 騙集團不詳成員得以逃避犯罪查緝,嚴重擾亂金融交易秩序 且影響社會正常交易安全,被告所為不啻助長詐欺犯罪風氣 並造成如附表所示被害人受有財產損害,同時增加其等尋求 救濟困難,被告犯罪所生危害非淺,並考量被告始終否認犯 行(此乃被告基於防禦權之行使而為辯解,本院不得以此作 為加重量刑之依據,但此與其餘相類似、已坦承全部犯行之 案件相較,自應在量刑予以充分考量,以符平等原則),未 能深切體認己身行為過錯所在,實難認犯後態度良好,惟參 酌被告本案犯行為幫助犯罪,兼衡其犯後積極與如附表所示 被害人均達成調解並已全部履行賠償完畢,被告確有彌補錯 誤之心,及其自陳高職畢業之智識程度,離婚、育有3名成 年子女其中2名大學在學中,從事長照居家服務員與女子同 住,家庭經濟狀況貧困,為單親媽媽要照顧子女且患有前十 字韌帶部分撕裂及內側半月板破裂等一切情狀,量處如主文 所示之刑,並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準。至被告 所犯之罪雖不得易科罰金,然依刑法第41條第3項規定,仍 得聲請易服社會勞動,一併指明。  ㈥沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律;犯第1 9條、第20條之罪,洗錢之財物或財產上利益,不問屬於犯 罪行為人與否,沒收之,刑法第2條第2項、洗錢防制法第25 條第1項分別定有明文。洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗 錢之財物或財產上利益之規定,業經修正為同法第25條第1 項規定,於113年7月31日公布施行而於同年0月0日生效,自 應適用裁判時即修正後洗錢防制法第25條第1項規定。因如 附表所示被害人匯款至本案帳戶後非被告所得管領支配而就 該洗錢標的不具實際掌控權,自無從依洗錢防制法第25條第 1項諭知沒收。又本案並無證據證明被告因交付本案帳戶實 際獲有報酬而有犯罪所得,自不生應予沒收、追徵犯罪所得 問題,併此敘明。  ㈦被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告,有卷附法院 前案紀錄表可考,考量被告犯後積極與如附表所示被害人均 達成和解且合計給付賠償金額為21萬6200元,已見被告積極 彌補犯錯而有悔悟之心,信被告經此科刑之教訓,已足資警 惕,應無再犯之虞,本院因認被告所受宣告之刑,以暫不執 行為適當,併予宣告緩刑2年,以啟自新。   據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段(依刑事判決精簡 原則,僅記載程序法條),判決如主文。 本案經檢察官謝雯璣偵查起訴,檢察官高嘉惠到庭執行職務。  中  華  民  國  114  年  3   月  31  日          刑事第八庭 法 官 盧伯璋    以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備 理由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。 中  華  民  國  114  年  3   月  31  日                書記官 王美珍 附錄本案論罪科刑法條 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表: 編號 被害人 詐騙方式 相關卷證出處 1 戊○○ 該詐騙集團不詳成員暱稱「凱莉」於臉書認識戊○○並推薦至「網址:https://www.taiwanlottery.com/lotto/info/39_m5#coupon_information」投注彩券,戊○○欲提領獲利時,該詐騙集團不詳成員再假冒網站客服人員佯稱「數據異常,須匯入保證金」等語,致戊○○陷於錯誤,依指示於113年4月25日上午9時1分、9時2分許,匯款10萬元、7萬元至本案帳戶。 ①戊○○113年4月29日調查筆錄(警卷第15頁至第17頁)。 ②戊○○與詐騙集團對話紀錄截圖、轉帳交易明細截圖(警卷第18頁至第19頁)。 ③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新竹縣政府警察局竹北分局三民派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受理案件證明單(警卷第20頁至第25頁)。  2 丙○○ 丙○○於113年2月15日在交友軟體「派愛」結識一名女網友,後該詐騙集團不詳成員以LINE「楊子欣」向其佯稱「註冊BEST BUY購物商城,並儲值成鑽石會員,可在商城裡當中間商賺取差價」等語,致丙○○陷於錯誤,依指示於113年4月26日上午10時13分、113年4月28日下午3時2分許,以網路匯款10萬元、5萬元至本案帳戶。 ①丙○○113年5月14日調查筆錄(警卷第26頁至第36頁)。 ②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局北投分局永明派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受理案件證明單(警卷第37頁至第47頁)。 3 甲○○ 甲○○於113年4月初某日在交友軟體「探探」結識一名網友,後該詐騙集團不詳成員以LINE「林凱文」向其佯稱「可在Videshi Vyaapaar購物app買賣商品賺取價差」等語,致甲○○陷於錯誤,依指示於113年4月28日下午2時56分、下午2時58分、下午3時許,以網路匯款2萬3000元、8000元、2000元至本案帳戶。 ①甲○○113年4月30日調查筆錄(警卷第48頁至第50頁)。 ②甲○○與詐騙集團對話紀錄截圖、轉帳交易明細截圖、匯款收據翻拍照片(警卷第52頁至第58頁)。 ③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局文山第一分局萬芳派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理案件證明單(警卷第59頁至第63頁)。 4 乙○○ 該詐騙集團不詳成員佯稱為永慶高中主任黃建明及油漆批發張仕景向乙○○佯稱「校園有油漆粉刷工程,需要協助先墊付購買油漆款」等語,致乙○○陷於錯誤,依指示於113年4月29日上午11時25分、11時32分許,匯款8萬7200元、10萬元至本案帳戶。 ①乙○○113年4月29日調查筆錄(警卷第64頁至第66頁)。 ②乙○○與詐騙集團對話紀錄截圖、轉帳交易明細截圖(警卷第68頁至第70頁)。 ③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、嘉義縣警察局水上分局太保分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受理案件證明單(警卷第71頁至第76頁)。

2025-03-31

CYDM-114-金訴-210-20250331-1

臺灣高雄地方法院

竊盜等

臺灣高雄地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第65號 聲 請 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 被 告 黃竣澤 上列被告因竊盜等案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(113年 度偵字第27492號、第31015號),本院判決如下:    主   文 黃竣澤犯侵占遺失物罪,處罰金新臺幣參仟元,如易服勞役,以 新臺幣壹仟元折算壹日。又犯以不正方法由收費設備取得財產上 不法利益罪,處罰金新臺幣參仟元,如易服勞役,以新臺幣壹仟 元折算壹日,未扣案之犯罪所得新臺幣伍拾伍元沒收,於全部或 一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。又犯竊盜罪,處 罰金新臺幣參仟元,如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。應 執行罰金新臺幣捌仟元,如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日 。   事實及理由 一、本案犯罪事實及證據,除證據部分「核與告訴人曾乙晉、吳 明諺於警詢所述情節大致相符」更正為「核與告訴人曾乙晉 、告訴代理人吳明諺於警詢所述情節大致相符」、「高雄市 政府警察局三民第二分局扣押筆錄」更正為「高雄市政府警 察局三民二分局扣押筆錄」,並補充「高雄市政府警察局三 民二分局扣押物品目錄表、贓物認領保管單」,另不採被告 黃竣澤之辯解如下外,其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑 書之記載(如附件)。 二、被告固不否認有於附件犯罪事實二所載時、地,拿取加油站 員工吳明諺所管領之汽油精1瓶之犯行,惟辯稱:我有一些 精神上躁鬱症的問題,我不清楚當時為何要這樣做云云;被 告之父親亦辯稱:被告當時生病,被告有時候會身不由己云 云,惟觀諸案發現場監視器錄影畫面擷取照片(見偵二卷第 15至21頁),可知被告拿取加油站員工吳明諺所管領之汽油 精1瓶時,有向旁人方向察看張望,隨後拿取汽油精1瓶,並 將汽油精藏於腋下掩飾並迅速離去,其得控制自身之行為。 足認被告行為當時各該舉措,均係其出於完全充分之自由意 識下所為,其控制行為能力未因此有顯著降低甚至喪失之情 形。是被告行為當時之所為,並未受到躁鬱症影響,應堪認 定。被告及被告之父親所稱上情,委不足採。至於被告之父 親另辯稱,被告雖有於附件犯罪事實一所載時、地,撿到告 訴人曾乙晉所有並遺失之悠遊卡1張,但並無侵占之犯意, 且亦無以不正方法由收費設備取得財產上不法利益罪,只是 不小心使用到撿到的悠遊卡云云,然查,佐以一般社會經驗 ,遺落於場所之物交由場所管理人方利於所有人折返尋找, 若拾得後未將遺失物交與場所管理人,亦未告知場所管理人 其事,且未在場等候失主或送交警局,直至收受警方通知始 主動提交拾獲物品,難謂無侵占之不法所有意圖。是被告之 父親上開辯解,純屬事後卸責之詞,不足採信。本件事證明 確,被告犯嫌洵堪認定。   三、核被告於附件犯罪事實欄一所為,分別係犯刑法第337條之 侵占遺失物罪、同法第339條之1第2項之以不正方法由收費 設備取得財產上不法利益罪;於附件犯罪事實欄二所為。係 犯刑法第320條第1項之竊盜罪。被告所犯上開3罪間,犯意 各別,行為互殊,應予分論併罰。 四、爰以行為人之責任為基礎,審酌被告不循正當途徑獲取所需 ,見告訴人曾乙晉遺失之悠遊卡,即予以侵占入己,復持本 案悠遊卡利用收費設備感應功能取得利益,足生損害於告訴 人曾乙晉及悠遊卡公司管理悠遊卡帳務之正確性,危害金融 交易秩序,所為實不足取;另被告竊取他人財物,侵害他人 財產權並危害社會治安,所為實有不該;兼衡被告犯後態度 ,就被告所侵占悠遊卡1張,已發還並由告訴人曾乙晉領回 ,有贓物領據保管單在卷可稽(見警卷第15頁);就竊盜部 分,所竊物品雖未發還予告訴人,然事後與告訴代理人吳明 諺達成和解,且賠償新臺幣(下同)700元完畢,有和解書 在卷為憑(見偵二卷第57頁),犯罪所生損害堪認稍有減輕 ;復考量其自陳之犯罪動機、手段、所竊得、所侵占、所得 利益財物之種類及價值,暨其於警詢自述之智識程度、家庭 經濟狀況及如法院前案紀錄表所示前科素行等一切情狀,分 別量處如主文所示之刑,並諭知易服勞役之折算標準,暨定 其應執行之刑,及諭知易服勞役之折算標準。 五、被告於附件犯罪事實欄一之犯罪行為,已取得免於支付費用 之財產上不法利益55元,為被告之犯罪所得,應依刑法第38 條之1 第1 項前段、第3 項規定,附隨於所犯罪刑項下宣告 沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價 額。至於被告本件所侵占之悠遊卡1張,屬其犯罪所得,惟 既實際由告訴人曾乙晉領回,業如前述,依刑法第38條之1 第5項之規定,爰不予宣告沒收。本件竊得之汽油精1瓶,核 屬其犯罪所得,惟因被告已與告訴代理人吳明諺達成和解並 賠償700元,業如前述,因此可認被告實際上已未保有犯罪 所得,參酌刑法第38條之1第5 項規定之意旨,本院就此即 不再宣告沒收及追徵,附此敘明。 六、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第450條第1項、 第454條第2項,逕以簡易判決處刑如主文。 七、如不服本件判決,得自收受送達之日起20日內,向本院提起 上訴狀,上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。 本案經檢察官洪福臨聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  114  年  3   月     日             高雄簡易庭 法 官 附錄本案論罪科刑法條: 刑法第337 條 意圖為自己或第三人不法之所有,而侵占遺失物、漂流物或其他 離本人所持有之物者,處一萬五千元以下罰金。 刑法第339 條之1 : 意圖為自己或第三人不法之所有,以不正方法由收費設備取得他 人之物者,處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。 刑法第320條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處5 年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。 附件: 臺灣高雄地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                   113年度偵字第27492號 第31015號   被   告 黃竣澤 (年籍資料詳卷) 上被告因竊盜等案件,業經偵查終結,認為宜以簡易判決處刑, 茲敘述犯罪事實及證據並所犯法條如下:     犯罪事實 一、黃竣澤於民國113年6月18日18時許,在高雄市○○區○○路000 號麥當勞內某處,拾獲曾乙晉所有並遺失之悠遊卡1張(卡 號:0000000000號),竟意圖為自己不法所有,基於侵占之 犯意,將該悠遊卡據為己有,復於113年7月21日2時47分至5 時44分許,基於以不正方法由收費設備取得財產上不法利益 之犯意,在高雄市三民區正興與建興路口持以使用於租借Yo uBike供己騎乘代步使用,使微笑單車公司自動收費設備誤 認其係有正當權源之持卡人始出借車輛,黃竣澤因而取得使 用上開自行車之不法利益。嗣曾乙晉收到悠遊卡公司YouBik e租車通知,報警處理始循線查悉上情。 二、黃竣澤意圖為自己不法之所有,基於竊盜之犯意,於113年6 月14日6時15分許,在高雄市○○區○○○路000號千越加油站, 趁隙徒手竊取加油站員工吳明諺所管領之汽油精一瓶(價值 新臺幣【下同】200元),得手後離去。嗣吳明諺於交接清點 時發現有短少,調閱監視器後報警處理始查悉上情。 三、案經曾乙晉、吳明諺訴由高雄市政府警察局三民第二分局報 告偵辦。        證據並所犯法條 一、上開犯罪事實,業據被告黃竣澤均坦承不諱,核與告訴人曾 乙晉、吳明諺於警詢所述情節大致相符,並有現場監視器畫 面翻拍照片、上開悠遊卡使用交易紀錄截圖、贓物認領保管 單及高雄市政府警察局三民第二分局扣押筆錄等在卷可稽, 足認被告之任意性自白與事實相符,其犯嫌堪以認定。 二、核被告犯罪事實欄一(一)所為,係犯刑法第337條之侵占遺 失物及第339條之1第2項之非法因收費設備得利罪嫌。被告 犯罪事實欄一(二)所為,係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌 。被告前開侵占悠遊卡及持悠遊卡租借YouBike之消費55元 ,為被告犯罪所得之物,請依刑法第38條之1第1項前段規定 宣告沒收,如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,請 依同條第3項規定追徵其價額。至被告竊得之汽油精1瓶,雖 未扣案,然雙方已以700元達成和解,有發票及和解書1紙在 卷可參,堪認告訴人吳明諺此部分之損失應已獲得填補,爰 參酌刑法第38條之1第5項立法精神,不聲請沒收或追徵。 三、至告訴人曾乙晉雖指稱尚有黑色皮夾、500元及學生證1張同 時遺失而認被告亦涉有侵占罪嫌,惟此部分除告訴人曾乙晉 之單一指述外,別無其他積極證據可佐而認罪嫌尚屬不足, 惟因此部分若成立犯罪,因與前揭已聲請簡易判決處刑之侵 占遺失物罪部分具有事實同一關係,爰不另為不起訴處分, 併此敘明。 四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此  致 臺灣高雄地方法院 中  華  民  國  113  年  12  月  9   日              檢 察 官  洪福臨

2025-03-31

KSDM-114-簡-65-20250331-1

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竊盜

臺灣高雄地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第1116號 聲 請 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 被 告 林怡錚 上列被告因竊盜案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(114年度 偵字第6433號),本院判決如下:   主 文 林怡錚犯竊盜罪,處罰金新臺幣捌仟元,如易服勞役,以新臺幣 壹仟元折算壹日。   事實及理由 一、本案犯罪事實及證據,均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之 記載(如附件)。 二、被告林怡錚雖辯稱:那晚急著趕去慶生,臨時要搭車,所以 才在車站旁的機車上隨便拿1頂,想說馬上要回來,到時候 再歸還對方,我不是故意云云(綜見:偵卷第8頁、被告民 國114年3月20日到院陳述狀)。惟按竊盜罪之成立,雖以行 為人主觀上有不法所有之意圖為必要,而所謂不法所有,係 指非法取得他人之物,據為自己或第三人所有而言,亦即行 為人出於不法之所有意圖,破壞他人對物之持有監督關係, 為自己建立新的支配關係,以物之所有人自居,享受所有權 之內容,或加以處分,或加以使用或收益,即為成立(臺灣 高等法院112年度上易字第1064號判決意旨參考)。查安全 帽為交通法規明定騎乘機車時須配戴之物,將安全帽放置於 機車上,是為供其權利人於將騎乘時便於依其目的、計畫立 即使用,如未經同意任意取用,極可能使其不能即時使用, 從而影響其目的、計畫,具有相當排他使用表示之外觀,被 告自承本案是因搭車急用,方會拿取本案安全帽如上,對此 節應屬知悉。被告知悉此情,仍任為取用,主觀上即是以所 有人自居,而僭越行使其權利人對物之排他性使用權能;此 外,並衡諸被告本案於取用如附件所示之安全帽後,乃將安 全帽帶回放置家中,嗣為警通知始交付供查扣,而無主動歸 還之舉,另據其自承明確(見:偵卷第8頁、第10頁),並 有高雄市政府警察局鼓山分局扣押筆錄、扣押物品目錄表在 卷可查,綜應堪認被告本案當難諉為無竊盜之不法所有意圖 及犯意甚明,被告上辯不能採信。 三、核被告所為,係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。 四、爰以行為人之責任為基礎,審酌:㈠被告本案犯行之手段、 方式,與所生法益損害之程度;㈡被告未恪遵不得竊取他人 之物之法律誡命,任意侵害他人財產法益,所為應予非難; ㈢被告竊取之安全帽,嗣已經扣案並發還告訴人領回(即無 庸宣告沒收,此有扣押物具領保管單在卷可查);㈣被告否 認犯行並置辯如上之犯後態度,及其學識程度、經濟狀況, 暨如法院前案紀錄表所示之前科素行等一切情狀,量處如主 文所示之刑,並諭知易服勞役之折算標準。 五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項, 逕以簡易判決處刑如主文。 六、如不服本件判決,應自收受送達之日起20日內,向本院提出 上訴狀(須附繕本),上訴於本院管轄之第二審地方法院合 議庭。 本案經檢察官郭來裕聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  114  年  3   月  31  日          高雄簡易庭  法 官 林軒鋒 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達之日起20日內向本院提出上訴書狀 。 中  華  民  國  114  年  4   月  1   日                 書記官 蔡靜雯 附錄:本案論罪科刑法條 《刑法第320條第1項》 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。 附件: 臺灣高雄地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                    114年度偵字第6433號   被   告 林怡錚 (年籍資料詳卷)             上列被告因竊盜案件,業經偵查終結,認宜聲請以簡易判決處刑 ,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、林怡錚意圖為自己不法之所有,基於竊盜之犯意,於民國11 3年12月29日19時33分許,在高雄市○○區○道路00巷0號臺鐵 鼓山站旁,徒手竊取許雅茹所有、放置在車牌號碼000-0000 號普通重型機車上之粉色安全帽1頂(價值新臺幣500元), 得手後旋配戴該安全帽,搭乘友人騎乘之機車離去。嗣許雅 茹發覺遭竊後報警處理,經警調閱監視器,始循線查知上情 ,並扣得上開安全帽1頂(已發還許雅茹)。 二、案經許雅茹訴由高雄市政府警察局鼓山分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實,業據被告林怡錚於警詢時坦承不諱,核與證 人即告訴人許雅茹於警詢之證述情節相符,並有扣押筆錄、 扣押物品目錄表、扣押物具領保管單、車輛詳細資料報表各 1份、監視器影像截圖10張、查獲照片4張等附卷可資佐證, 足認被告自白與事實相符,本件事證明確,被告犯嫌應堪認 定。 二、核被告所為,係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此  致 臺灣高雄地方法院 中  華  民  國  114  年   2  月   24  日                檢 察 官  郭來裕

2025-03-31

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