搜尋結果:石馨文

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侵上訴
臺灣高等法院臺中分院

妨害性自主

臺灣高等法院臺中分院刑事裁定  113年度侵上訴字第122號 上 訴 人 即 被 告 ATIENZA ED ANTHONY BUNAG(中文名:安德尼) 指定辯護人 本院公設辯護人郭博益 上列上訴人即被告因妨害性自主案件(本院113年度侵上訴字第1 22號),在第三審上訴中,本院裁定如下:   主 文 甲○○ ○ ○○○○ ○○ (中文名:安德尼)自民國壹佰壹 拾肆年肆月陸日起延長限制出境、出海捌月。   理 由 一、按被告犯罪嫌疑重大,而有下列各款情形之一者,必要時檢 察官或法官得逕行限制出境、出海。但所犯係最重本刑為拘 役或專科罰金之案件,不得逕行限制之:一、無一定之住、 居所者。二、有相當理由足認有逃亡之虞者。三、有相當理 由足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者; 審判中限制出境、出海每次不得逾8月,犯最重本刑為有期 徒刑10年以下之罪者,累計不得逾5年;其餘之罪,累計不 得逾10年,刑事訴訟法第93條之2第1項、第93條之3第2項後 段分別定有明文。又按案件在第三審上訴中,而卷宗及證物 已送交該法院者,前項處分、羈押、其他關於羈押事項及第 93條之2至第93條之5關於限制出境、出海之處分,由第二審 法院裁定之,刑事訴訟法第121條第2項亦定有明文。 二、經查:    ㈠上訴人即被告甲○○ ○ ○○○○ ○○ (中文名:安德尼 )(下稱被告)因犯刑法第221條第1項之強制性交罪嫌,前 經第一審認所判處有期徒刑3年8月之刑度非輕,且被告本案 偵查中於遭警偵辦後明知有刑案在身,卻立即出境,嗣逃亡 長達1年餘,始經緝獲到案,犯罪嫌疑重大,有相當理由認 為被告有逃亡之虞,經權衡國家刑事司法權之有效行使、社 會秩序及公共利益,被告居住及遷徙自由權受限制之程度, 兼衡被告所涉本案犯罪情節與所犯罪名後,認被告有限制出 境、出海之必要,以確保日後刑事訴訟程序之順利進行,爰 裁定被告自民國113年8月6日起限制出境、出海8月在案。  ㈡茲因本案業經本院(第二審)於113年12月12日以113年度侵 上訴字第122號判決駁回上訴,維持第一審判決在案,被告 不服上訴第三審最高法院,卷宗及證物已送交最高法院,而 於本案上訴第三審期間,前述限制出境、出海之期間,將於 114年4月5日屆滿,依據前述刑事訴訟法第121條第2項規定 ,應由本院裁定是否延長限制出境、出海。   ㈢本院依據相關卷證,並給予被告及指定辯護人陳述意見之機 會(被告上訴三審並未委任律師,由本院指定公設辯護人) ,被告及其辯護人均未遵期表示意見,有本院送達證書、本 院刑事庭函(稿)、收文資料查詢清單可證。審酌本院(第 二審)駁回上訴,仍維持被告處有期徒刑3年8月,足認被告 所涉犯強制性交罪,犯罪嫌疑重大,且被告先前已有出境之 紀錄,本案業經被告上訴,仍未確定,實有確保被告在國內 進行後續刑事審判等程序之必要。又審酌本案訴訟進行之程 度、被告係外國人之身分、所涉本案犯罪情節與所犯罪名之 輕重及其所為造成法益侵害之程度等因素,權衡國家刑事司 法權之有效行使、社會秩序及公共利益之維護、被告人身自 由之私益及防禦權受限制之程度等各情後,認仍有繼續限制 出境、出海之必要,爰裁定被告自114年4月6日起,延長限 制出境、出海8月。 據上論斷,應依刑事訴訟法第121條第2項、第93條之2第1項第2 款、第93條之3第2項後段,裁定如主文。  中  華  民  國  114  年   3   月  28  日        刑事第九庭 審判長法 官 石 馨 文                 法 官 陳 茂 榮                 法 官 賴 妙 雲 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受送達後10日內向本院提出抗告書狀(須 附繕本)。                 書記官 黃 湘 玲                 中  華  民  國  114  年  3   月  28  日

2025-03-28

TCHM-113-侵上訴-122-20250328-2

上訴
臺灣高等法院臺中分院

毒品危害防制條例等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 114年度上訴字第7號 上 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 上 訴 人 即 被 告 江德修 選任辯護人 張淑琪律師(法扶律師) 上列上訴人等因被告毒品危害防制條例案件,不服臺灣臺中地方 法院112年度訴字第1445號中華民國113年9月24日第一審判決( 起訴案號:臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第16314、17556號 ),提起上訴,本院判決如下:   主 文 原判決關於江德修刑之部分撤銷。 前揭撤銷部分,江德修處有期徒刑伍年貳月。   理 由 一、本案審判範圍  ㈠刑事訴訟法第348條第3項規定:「上訴得明示僅就判決之刑 、沒收或保安處分一部為之」,而其立法理由指出:「為尊 重當事人設定攻防之範圍,並減輕上訴審審理之負擔,容許 上訴權人僅針對刑、沒收或保安處分一部提起上訴,其未表 明上訴之認定犯罪事實部分,則不在第二審之審判範圍。如 為數罪併罰之案件,亦得僅針對各罪之刑、沒收、保安處分 或對併罰所定之應執行刑、沒收、保安處分,提起上訴,其 效力不及於原審所認定之各犯罪事實,此部分犯罪事實不在 上訴審審查範圍」。是科刑事項(包括緩刑宣告與否、緩刑 附加條件事項、易刑處分或數罪併罰定應執行刑)、沒收及 保安處分已可不隨同其犯罪事實而單獨成為上訴之標的,且 上訴人明示僅就量刑部分上訴時,第二審法院即不再就原審 法院所認定之犯罪事實、沒收而為審查,而應以原審法院所 認定之犯罪事實,作為論認原審量刑妥適與否的判斷基礎。  ㈡上訴人即被告江德修(下稱被告)原不服第一審判決(下稱 原判決)全部提起上訴(見本院卷第5至8頁),檢察官就量 刑部分提起上訴,被告於本院準備程序時表示僅就原判決之 量刑部分上訴,撤回對於量刑以外之其他部分上訴(見本院 卷第126頁),有「撤回上訴聲請書」1份在卷(見本院卷第 131頁)可參,依刑事訴訟法第348條第3項規定,本院審判 範圍僅就原審判決量刑妥適與否進行審理。參照最高法院11 2年度第1次刑事庭庭長、審判長會議紀錄,犯罪事實、證據 取捨及論罪等部分均不再予以記載。 二、被告及檢察官上訴意旨分別如下:  ㈠被告上訴意旨略以:被告確有供出本案毒品來源,應得適用 毒品危害防制條例(下稱毒品條例)第17條第1項規定減輕 其刑。查,林宜蓁固已遭列為刑事案件之犯罪嫌疑人而受偵 查,惟仍應視被告所供稱取得毒品之「該次交易」,是否業 經司法警察知悉而發動偵查。次查,被告同時購買毒品之對 象非僅一人,與同一對象亦有多次交易之情況,因原審卷證 僅有林宜蓁部分之確定時序早於被告本案之行為時間,被告 為減省司法資源之耗費,乃供述毒品來源來自於林宜蓁,然 本案毒品來源亦有可能係被告之其他毒品來源。又關於周明 昌之部分,或因警方調查之溯及程度,僅查獲本案案發後之 交易行為,然被告與周明昌乃至於其他毒品來源,於本案案 發前亦確有交易。被告本案毒品來源,為綽號「電風」之朱 偉舜,被告自民國111年11月間即已向朱偉舜購買第二級毒 品甲基安非他命等語。  ㈡檢察官上訴意旨略以:被告於警詢、偵查及原審準備程序時 ,僅坦承無償轉讓第二級毒品與同案被告黃士騰,然否認販 賣第二級毒品犯行,及至原審審理時才坦承共同販賣第二級 毒品犯行,依法難認被告所為已符合毒品條例第17條第2項 之規定;又迄今未供出毒品來源因而查獲其他正犯或共犯; 且被告前有多次毒品條例之前科,本案復係累犯,而觀本案 犯罪情節,並無司法院大法官釋字第775號解釋所指應量處 最低法定刑,且更無適用刑法第59條減輕之特殊要件,否則 無異變相鼓勵再犯減刑輕判。原審僅量處被告有期徒刑2年8 月,顯然失輕過低,不足達矯治之效,違反罪刑相當原則、 比例原則,且有所載理由矛盾之違背法令,難認妥適,請將 原審判決量刑部分予以撤銷,更為適當合法之判決等語。  三、本院之判斷(撤銷改判之說明)  ㈠原審認被告就原判決犯罪事實一所為,係犯毒品條例第4條第 2項之販賣第二級毒品罪。  ㈡刑之加重、減輕事由  ⒈累犯   被告前曾因違反毒品條例等案件,經臺灣臺中地方法院、本 院分別判決,並經本院以102年度聲字第1632號裁定定應執 行有期徒刑6年7月確定,被告入監執行後於108年6月27日縮 短刑期假釋出監並付保護管束,於109年8月22日保護管束期 滿,假釋未經撤銷,視為執行完畢,此節業據公訴意旨主張 ,並為被告所不爭執,復有上開案件相關書類及法院前案紀 錄表在卷可佐,已堪認定。是被告於受上開徒刑之執行完畢 ,5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪,為累犯,且觀 之本案犯罪情節,尚無司法院大法官釋字第775號解釋所指 應量處最低法定刑,於不符合刑法第59條之情形,致生行為 人所受之刑罰超過其所應負擔罪責,而有過苛侵害之情形, 爰就被告所犯販賣第二級毒品罪之法定刑為有期徒刑及得併 科罰金部分,依刑法第47條第1項規定加重其刑,至其餘法 定刑為無期徒刑部分,依刑法第65條第1項規定則不得加重 (最高法院109年度台上字第2886號、110年度台上字第5660 號等判決意旨參照)。  ⒉偵審中自白   按犯第4條至第8條之罪於偵查及歷次審判中均自白者,減輕 其刑,毒品條例第17條第2項定有明文。查,被告於112年3 月30日警詢時已供稱:112年1月初的晚間時分我有跟黃士騰 碰面,那天黃士騰說他朋友要毒品甲基安非他命,要我先拿 給他,他說拿甲基安非他命給他朋友之後,他會把販賣的錢 拿回來給我,所以我在我駕駛的車上拿了1.75公克的甲基安 非他命給黃士騰,他拿了甲基安非他命下車後,我開著車在 旁邊等他,後來黃世騰又回來上我的車,他說甲基安非他命 已經拿給他的朋友,他要跟朋友去拿錢,晚一點再拿錢還我 ,後來我等得不耐煩就先走了,那一次也沒拿到錢,黃士騰 應該要拿新臺幣(下同)4,000元給我,但後來我沒有收到 這筆錢(見112偵17556卷第30頁),已坦承其與同案被告黃 士騰共同販賣第二級毒品1.75公克的犯罪事實。於原審113 年7月23日審理時及本院準備程序、審理時復均坦承與同案 被告黃士騰共同販賣第二級毒品甲基安非他命之犯行(見原 審卷第432頁;本院卷第126、127頁),業已符合毒品條例 第17條第2項於偵查及歷次審判中均自白之規定,依法予以 減輕其刑。  ⒊供出毒品來源因而查獲共犯或正犯  ⑴按毒品條例第17條第1項規定:「犯第4條至第8條、第10條或 第11條之罪,供出毒品來源,因而查獲其他正犯或共犯者, 減輕或免除其刑」,其所稱「供出毒品來源,因而查獲其他 正犯或共犯」,依其法條文義之規範脈絡以觀,係指行為人 犯該條項所列各罪之毒品來源,與嗣後查獲之其他正犯或共 犯間須具有關聯性,且行為人之「供出毒品來源」,與調查 或偵查犯罪之公務員對之發動調查或偵查並進而查獲之間, 論理上須具有先後且相當之因果關係。是該所謂「毒品來源 」,當指行為人持有供自己犯該條項所列之罪之毒品係源自 何人之謂,倘行為人供出之毒品上手與其所涉案件之毒品不 具關聯性,既無助該案之追查,應屬對該上手涉犯其他毒品 犯罪之告發,僅能認係提供「他案」線報,要與本案無關聯 性,而非就其所涉之「本案」供出毒品來源。因之,行為人 所供出之毒品來源,需與其所犯該條項所列之罪具有直接關 聯者,始得適用首開減、免其刑之規定,若行為人所供出之 資訊,與自己所犯「本案」無關,縱然警方因而查獲他案之 正犯或共犯,尚不能逕依此項規定減、免其刑,最高法院11 3年度台上字第109號判決要旨亦可供參酌。  ⑵查,被告於原審審理時供稱:本案在警詢、偵訊時都沒有問 我毒品來源,我本案的毒品來源是林宜蓁(見原審卷第432 頁),上訴本院時又改供稱:我本案的毒品來源是朱偉舜( 見本院卷第75、127頁),於偵查中供稱:(你說你的毒品 來源是跟「電風」及林宜蓁拿的?)以前是跟林宜蓁拿的, 林宜蓁進去後我就跟「電風」拿(見原審卷第510頁)【林 宜蓁係於111年11月12日即因毒品案遭羈押,嗣入監服刑迄 今,有其法院在監在押簡列表附於本院卷第109頁可參】。 而被告於112年2月1日偵查中,雖配合檢察官偵辦並指證林 宜蓁於111年10月19日販賣第二級毒品甲基安非他命1兩、5 萬3千元與其一事,惟彼時林宜蓁早經檢警查獲,且該次交 易行為已有林宜蓁與被告之LINE對話內容、林宜蓁之筆記本 及監視器畫面可以證明,被告僅於另案遭查獲後,經檢察官 訊問其關於林宜蓁販毒之筆錄並予指證而已,此觀該次偵訊 筆錄詢答內容可明,故林宜蓁111年10月19日該次販賣毒品 甲基安非他命與被告之犯行(林宜蓁此次販賣第二級毒品罪 ,經臺灣臺中地方法院112年度訴字第2100號判決處有期徒 刑5年6月,見原審卷第526至536頁),並非因被告之供出而 查獲。  ⑶而被告於112年1月31日遭警查獲時,係因其當時持有毒品甲 基安非他命、海洛因等毒品,其供出該次毒品來源為「電風 」之朱偉舜(朱偉舜此次販賣第二級毒品罪,經臺灣臺南地 方法院112年度重訴字第16號判決處有期徒刑9年6月,嗣經 臺灣高等法院臺南分院113年度上訴字第1859號判決駁回其 量刑部分之上訴在案;而被告於112年1月31日所犯意圖販賣 而持有第二級毒品罪,因供出毒品來源為朱偉舜,經臺灣臺 中地方法院112年度訴字第2036號判決處有期徒刑3年4月, 現上訴於本院113年度上訴字第1302號案件審理中),被告 於112年2月1日偵查中供述:(你說你的毒品來源是跟「電 風」及林宜蓁拿的?)以前是跟林宜蓁拿的,林宜蓁進去後 我就跟「電風」拿(見原審卷第510頁),意指在林宜蓁被 關後即改向「電風」之朱偉舜購買,惟朱偉舜僅於112年1月 31日販賣被告毒品甲基安非他命(2大包含袋毛重1526.31公 克、淨重1419.24公克、價金143萬元)及於112年3月3日販 賣被告毒品海洛因磚(檢驗前淨重348.55公克、價金150萬 元),經臺灣臺南地方法院112年度重訴字第16號判決分別 判處有期徒刑9年6月、17年,嗣經臺灣高等法院臺南分院11 3年度上訴字第1859號判決駁回朱偉舜販賣第二級毒品之量 刑上訴,並撤銷其販賣第一級毒品之量刑,改判處有期徒刑 13年在案,此外並無其他販賣第二級毒品甲基安非他命與被 告之案件在偵審中,此有其(朱偉舜)法院前案紀錄表在卷 (見本院卷第93至107頁)可參。而被告所供述之112年1月3 1日向朱偉舜購得之甲基安非他命已在當日即為警查獲,該 次交易時間復在本案交易之後,顯見被告指證其該次向朱偉 舜購毒與本案販毒行為彼此間,除時序不對外,亦欠缺直接 關聯性。而被告雖供稱其本案與同案被告黃士騰共同販賣的 甲基安非他命來源為朱偉舜,於本院供稱:我在111年11月 份,去朱偉舜位在臺南的公司(南區明興路999號)跟他買2 50公克甲基安非他命,我給他一部分現金計30萬元,欠的部 分用匯款的給他,總價金忘記了。我用中國信託匯款過去的 ,我有請律師幫我調中國信託的匯款紀錄,再陳報。(交易 時,何人在場?)我跟他。(如何證明朱偉舜有販賣給你? )匯款紀錄。(匯款紀錄有無標示是購買毒品的價金?)沒 有(見本院卷第127至128頁),足見被告指證於本案前之11 1年11月間在朱偉舜位於臺南公司向其購買甲基安非他命250 公克、30萬元等情,僅其片面指述而已,並無其他補強證據 足資佐證。再觀證人朱偉舜於本院113年度上訴字第1302號 案件審理中證述:我只有販賣給被告甲基安非他命(112年1 月31日)、海洛因(112年3月3日)各1次,就是我遭臺灣臺 南地方法院112年度重訴字第16號判刑的部分,此外沒有再 交易其他毒品,有時候他會先拿毒品,後面再補帳,也有他 先支付部分款項給我,拿完毒品後,剩下的錢後面再補上, 被告在111年12月間有來我臺南公司找我,但只是來找我而 已,沒有再交易毒品,我跟被告交易的就是我被法院判刑的 2次販毒而已(見本院卷第159至170頁),亦堅決否認有被 告所指於111年11月或12月間向其購買甲基安非他命之情事 ,則依現有事證自無從證明被告本案販毒之來源即來自朱偉 舜。況且,觀朱偉舜之法院前案紀錄表亦查無除上開販毒案 件外,尚有其他毒品案件仍在偵辦中,已如前述,則朱偉舜 縱使曾為被告其他次購毒之毒品來源,仍無法證明被告本次 販毒來源即為朱偉舜,兩者顯然欠缺直接因果關聯性。至被 告辯護人雖以:證人朱偉舜作證也坦承還有另外跟被告交易 毒品的行為,時間點可能在1月中或1月下旬,他不是很肯定 ,但跟本案被告販賣品的時間點極為接近,依最高法院112 年度台上字第5376號、113年度台上字第888號等判決意旨, 被告對於毒品來源已積極配合偵辦,應從寬認定被告符合毒 品條例第17條第1項規定一節(見本院卷第372至374頁), 惟證人朱偉舜於本院113年度上訴字第1302號案件審理中作 證時,對於該案辯護人所詰問之112年1月30日被告自中國信 託帳戶內匯款9萬元、10萬元至其(朱偉舜)帳戶內一情, 證稱確有其事,且沒有否認是其販毒所為的匯款,進而就被 告辯護人所詰問之「印象中江德修是多早之前跟你拿這9萬 元、10萬元的毒品?是大概在111年12月底還是112年1月初 ?」,證稱:「應該是112年1月中、1月底,我確定是在大 概1月過年上下」、「我印象中是我交給他當天,他就出事 了,好像是那一次,當天我早上交給他,他中午就被抓了」 ,再進而確定就是112年1月31日該次經臺灣臺南地方法院判 刑之該次(見本院卷第162、164頁)。可見證人朱偉舜雖一 度證稱在112年1月中、1月底曾販賣毒品給被告,然於審判 長訊問關於臺灣臺南地方法院112年度重訴字第16號判決書 記載之犯罪事實時,證人朱偉舜即已確認此即為其112年1月 31日販賣毒品甲基安非他命與被告之該次,而非其除112年1 月31日該次外,尚有於1月中、1月底,甚至於被告或其辯護 人主張之111年11月或12月間另有販賣毒品甲基安非他命給 被告之犯行,被告辯護人認為朱偉舜尚有他次販毒與被告之 犯行,進而主張朱偉舜即為被告本案販毒的來源一節,尚無 可採。至被告於原審固又供稱其毒品來源另有周明昌(綽號 「暴牙」)、李欣中等人,並分別查獲周明昌於112年2月28 日販賣被告甲基安非他命(2兩、價金10萬元)及李欣中於1 12年1月22日(37.5公克、價金6萬5千元)、2月21日(18.7 5公克、價金3萬元)販賣被告海洛因等情,而其等或經法院 判處罪刑或經檢察官提起公訴在案(臺灣彰化地方法院112 年度重訴字第9、12號【周明昌】、臺灣桃園地方檢察署112 年度偵字第24239等案【李欣中】),有判決書、起訴書及 警務員徐孟廣職務報告在卷(見原審卷第351至374頁;本院 卷第379至390頁)可參,然所指證者與其本案販毒與陳錫欣 之毒品甲基安非他命,或者在時序上即有明顯不符或者根本 毫不相關,自均無從為其本案符合供出毒品來源因而查獲之 規定,均無從援引毒品條例第17條第1項規定減輕其刑。  ⒋按刑法第59條規定犯罪之情狀顯可憫恕者,得酌量減輕其刑 ,其所謂「犯罪之情狀」,與同法第57條規定科刑時應審酌 之一切情狀,並非有截然不同之領域,於裁判上酌減其刑時 ,應就犯罪一切情狀(包括第57條所列舉之10款事項),予 以全盤考量,審酌其犯罪有無可憫恕之事由(即有無特殊之 原因與環境,在客觀上足以引起一般同情,以及宣告法定低 度刑,是否猶嫌過重等),以為判斷(最高法院95年度台上 字第6157號判決意旨參照)。又該條規定犯罪情狀可憫恕者 ,得酌量減輕其刑,固為法院依法得自由裁量之事項,然非 漫無限制,必須犯罪另有特殊之原因與環境,在客觀上足以 引起一般同情,認為即予宣告法定低度刑期尤嫌過重者,始 有其適用。是為此項裁量減刑時,必須就被告全部犯罪情狀 予以審酌在客觀上是否有足以引起社會上一般人之同情,而 可憫恕之情形(最高法院88年度台上字第6683號判決要旨參 照)。所謂法定最低度刑,固包括法定最低本刑;惟遇有其 他法定減輕之事由者,則應係指適用其他法定減輕事由減輕 其刑後之最低度刑而言。倘被告別有法定減輕事由者,應先 適用法定減輕事由減輕其刑後,猶認其犯罪之情狀顯可憫恕 ,即使科以該減輕後之最低度刑仍嫌過重者,始得適用刑法 第59條規定酌量減輕其刑(最高法院100年度台上字第744號 判決意旨參照)。另刑法第59條酌量減輕其刑之規定,係推 翻立法者之立法形成,就法定最低度刑再予減輕,為司法之 特權,適用上自應謹慎,未可為常態,其所具特殊事由,應 使一般人一望即知有可憫恕之處,非可恣意為之(最高法院 111年度台上字第2154號號判決意旨參照)。查,本案被告 所為係犯販賣第二級毒品罪,法定最輕本刑為10年以上有期 徒刑,其本案該當刑法累犯及偵審中自白規定,依法先加( 法定本刑無期徒刑部分除外)後減之,則法定最低本刑僅為 有期徒刑5年1月,與被告販毒與他人擴大毒害之嚴重性相較 ,並無縱科以法定最低本刑猶嫌過重之情形,而其販毒意在 營利,此部分犯罪情節亦無足堪憫恕之情形。至被告雖有積 極配合警方偵辦其他毒品上手林宜蓁、周明昌、李欣中等違 反毒品條例犯行,甚至查獲槍砲等違禁物,可為其犯後態度 甚屬良好之考量,然被告在本案前、後仍均有多次販賣第一 級毒品、第二級毒品、意圖販賣而持有第一級及第二級毒品 等犯行,已經法院判決或經檢察官提起公訴,有其法院前案 紀錄表在卷(見本院卷第43至56頁)可參,復有臺灣臺中地 方法院112年度訴字第2036號判決書(現上訴本院113年度上 訴字第1302號案件審理中)、臺灣臺南地方檢察署112年度 偵字第7390、16203號起訴書、臺灣臺中地方檢察署112年度 偵字第5624、23092號起訴書、113年度偵字第17210號起訴 書在卷(見本院卷第203至303、305至310、311至347、349 至353號)可按,時間集中於111年12月至112年3月間,足見 其販毒次數非僅偶然單一,且販賣對象多人,其中所犯意圖 販賣而持有之毒品數量俱非小額(甲基安非他命毛重1526.3 1公克、淨重1419.24公克;海洛因磚檢驗前淨重348.55公克 ,如前㈡⒊⑶述),是以,被告於本案前、後仍繼續對外販毒 不輟,擴大毒害,未有間斷,本案僅為其多次販毒行為中之 一次,自無從僅因其配合指證林宜蓁、周明昌、李欣中等販 毒犯行,而可為其本案販毒犯行有讓普世眾人均值得同情之 處。是以,被告及其辯護人均請求適用刑法第59條規定酌減 輕其刑,尚無可採。  ㈢原審審理後,綜合全案證據資料,本於科刑裁量之權限,而   以行為人之責任為基礎予以量刑,固非無見。惟被告本案應 無刑法第59條酌減其刑規定之適用,已如前述,原審予以適 用即有未當,檢察官上訴意旨以被告本案並不該當偵審中自 白一節,暨被告上訴意旨以其本案符合供出毒品來源,因而 查獲上手,應有毒品條例第17條第1項規定之適用,均指摘 原審判決量刑不當,雖均無可採,然檢察官上訴意旨另指摘 原審適用刑法第59條規定不當,即屬有據,應由本院將原判 決關於被告之量刑部分予以撤銷改判。爰以行為人之責任為 基礎,審酌被告明知毒品濫用已造成社會安寧秩序、國人身 心健康之重大危害,倘將毒品予以散布更可能加劇社會上毒 品濫用情形,竟仍貪圖一己之私,與同案被告黃士騰各自分 擔工作而共同為販毒犯行,足徵其法治觀念薄弱,所為對於 社會治安及他人健康有相當影響,應予非難,另斟酌被告坦 承犯行,曾於原審審理中逃匿,經通緝始緝獲,於偵審中配 合指證林宜蓁販毒及緝獲周明昌、李欣中販毒或併槍砲案等 各情,對於減少社會危害確實有所助益,足為其犯後態度之 有利考量,參以被告除構成累犯外另有多次違反毒品條例、 藥事法等案件之素行,被告所受教育反映之智識程度、就業 情形、家庭經濟及生活狀況等一切情狀(見原審卷第450、4 55頁),暨當事人及辯護人對於科刑之意見,量處如主文第 2項所示之刑。 據上論斷,應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官黃彥凱提起公訴,檢察官陳德芳到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3  月  27   日       刑事第九庭 審判長法 官 石 馨 文                法 官 陳 茂 榮                法 官 賴 妙 雲 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其未 敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                               書記官 黃 湘 玲                  中  華  民  國  114  年  3   月  27  日 【附錄本案科刑法條】 毒品危害防制條例第4條第2項 製造、運輸、販賣第二級毒品者,處無期徒刑或十年以上有期徒 刑,得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金。

2025-03-27

TCHM-114-上訴-7-20250327-1

金上訴
臺灣高等法院臺中分院

加重詐欺等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 114年度金上訴字第329號 上 訴 人 即 被 告 魏廷祐 選任辯護人 王碧霞律師 上列上訴人因加重詐欺等案件,不服臺灣臺中地方法院113年度 金訴字第3185號中華民國113年11月29日第一審判決(起訴案號 :臺灣臺中地方檢察署113年度偵字第33567號),提起上訴,本 院判決如下:   主 文 原判決關於魏廷祐刑之部分撤銷。 前揭撤銷部分,魏廷祐處有期徒刑壹年。緩刑肆年。並應向指定 之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之 機構或團體,提供陸拾小時之義務勞務,及接受法治教育課程貳 場次。緩刑期間付保護管束。   理 由 一、本案審判範圍  ㈠刑事訴訟法第348條第3項規定:「上訴得明示僅就判決之刑 、沒收或保安處分一部為之」,而其立法理由指出:「為尊 重當事人設定攻防之範圍,並減輕上訴審審理之負擔,容許 上訴權人僅針對刑、沒收或保安處分一部提起上訴,其未表 明上訴之認定犯罪事實部分,則不在第二審之審判範圍。如 為數罪併罰之案件,亦得僅針對各罪之刑、沒收、保安處分 或對併罰所定之應執行刑、沒收、保安處分,提起上訴,其 效力不及於原審所認定之各犯罪事實,此部分犯罪事實不在 上訴審審查範圍」。是科刑事項(包括緩刑宣告與否、緩刑 附加條件事項、易刑處分或數罪併罰定應執行刑)、沒收及 保安處分已可不隨同其犯罪事實而單獨成為上訴之標的,且 上訴人明示僅就量刑部分上訴時,第二審法院即不再就原審 法院所認定之犯罪事實、沒收而為審查,而應以原審法院所 認定之犯罪事實,作為論認原審量刑妥適與否的判斷基礎。  ㈡上訴人即被告魏廷祐(下稱被告)不服第一審判決(下稱原 決)全部提起上訴(見本院卷第5頁),檢察官未上訴,被 告於本院準備程序時表示僅就原判決之量刑部分上訴,撤回 對於原判決量刑以外之其他部分上訴(見本院卷第80頁), 復有「撤回上訴聲請書」1份在卷(見本院卷第85頁)可參 。依刑事訴訟法第348條第3項規定,本院審判範圍僅就原審 判決量刑妥適與否進行審理。參照最高法院112年度第1次刑 事庭庭長、審判長會議紀錄,犯罪事實、證據取捨及論罪等 部分均不再予以記載。 二、被告上訴意旨略以:被告因一時失慮,觸犯本件之罪,犯後 深感悔悟,於警詢、偵查、原審及本院審理時均坦承犯行, 並已主動繳回犯罪所得,與被害人達成和解,請依詐欺犯罪 危害防制條例(下稱詐欺犯罪條例)第47條前段規定減輕其 刑,被告前無犯罪前科,請審酌被告因一時失慮,擔任收水 工作而致罹刑章,並非詐欺集團首腦或重要成員,已與被害 人達成和解,請求減輕其刑,並諭知緩刑以啟自新等語。 三、刑之減輕事由  ㈠原審認被告原判決犯罪事實之所為,係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1 項後段之一般洗錢罪。所犯前揭2罪具有想像競合犯之裁判 上一罪關係,依刑法第55條前段規定從一重之刑法第339條 之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。  ㈡被告所犯三人以上共同犯詐欺取財罪,在偵查及歷次審判中 均自白犯罪,於本院審理期間業已自動繳回其犯罪所得新臺 幣(下同)4千元,有本院收受刑事犯罪不法所得通知、收 據各1份在卷(見本院卷第91、92頁)可參,與詐欺犯罪條 例第47條前段規定相符,依法減輕其刑。  ㈢被告所犯前揭罪中想像競合犯洗錢部分,已於偵查及歷次審 判中均自白犯罪,且已自動繳交其全部所得財物4千元,已 如前述,與洗錢防制法第23條第3項前段規定相符,此部分 洗錢減輕事由於量刑時一併審酌。  四、本院之判斷   原審審理後,綜合全案證據資料,本於科刑裁量之權限,而   為量刑,固非無見。惟原審未及審酌被告於本院審理期間業 已賠償被害人所受損害並主動繳回犯罪所得,而有詐欺犯罪 條例第47條前段、洗錢防制法第23條第3項前段規定之適用 ,而有未洽。被告上訴意旨以請求適用前揭規定並從輕量刑 為由,指摘原判決關於量刑部分不當,為有理由,應由本院 將原判決量刑部分予以撤銷改判。爰以行為人之責任為基礎 ,審酌我國詐欺犯罪集團猖獗,係嚴重之社會問題,為政府 嚴格查緝之對象,被告不循正途獲取財物,竟貪圖不法利益 ,收受來自同案被告林冠佑提領告訴人所匯入款項後,再輾 轉繳回本案詐欺集團,而掩飾、隱匿詐欺贓款之去向、所在 ,所為實值非難。復考量被告犯後已坦承犯行,自白洗錢罪 名,且已賠償告訴人所受損害而達成和解,以彌補告訴人所 受損害並主動繳回犯罪所得之犯後態度,及被告於本案前, 均無因犯罪經法院判處罪刑確定之前案素行狀況,有其法院 前案紀錄表及異動表(見本院卷第37、117頁)可稽,及被 告所自陳之智識程度、家庭經濟狀況(見原審卷第57頁), 與被告在本案詐欺集團中之分工、角色地位,暨告訴人本案 所受財產上損害之程度,及被告犯罪之動機、目的等一切情 狀,量處如主文第2項所示之刑。末查,被告前未曾因故意 犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告確定,有其前開紀錄表在卷 可按,其年紀尚輕,尚有大好前程,迭自警詢、偵查、原審 及本院審理時均坦承犯行無誤,於本院審理期間已坦承犯行 並已與告訴人達成和解,且主動繳回犯罪所得,堪認尚知彌 補過錯而有理賠之實際舉措,其經此偵審教訓當益知戒慎而 無再犯之虞,本院認前之宣告刑以暫不執行為適當,爰併予 宣告緩刑,以啟自新,並斟酌被告係從事詐欺之收水工作, 緩刑期間自不宜過短,故宣付如主文第2項所示之期間;另 為導正其行為與學習法治之正確觀念,認有賦予其一定負擔 之必要,衡量其本案犯罪之嚴重性,爰依刑法第74條第2項 第5款、第8款規定,命被告依執行檢察官之命令,分別接受 如主文第2項所示之義務勞動及法治教育。再同時依刑法第9 3條第1項第2款之規定,諭知於緩刑期間付保護管束,俾能 由觀護人予以適當督促,並發揮附條件緩刑制度之立意及避 免短期自由刑執行所肇致之弊端,以期符合本件緩刑目的, 並觀後效。另依刑法第75條之1第1項第4款規定,受緩刑之 宣告,違反上開本院所定負擔情節重大,足認原宣告之緩刑 難收其預期效果,而有執行刑罰之必要者,得撤銷其宣告, 附此敘明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段,刑法第74條第1項第1款、第2項第5款、第8款、第 93條第1項第2款,判決如主文。 本案經檢察官陳宜君提起公訴,檢察官陳德芳到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月   27  日       刑事第九庭 審判長法 官 石 馨 文                法 官 陳 茂 榮                法 官 賴 妙 雲 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其未 敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                               書記官 黃 湘 玲                 中  華  民  國  114  年  3   月  27  日 【附錄本案科刑法條】 刑法第339條之4第1項第2款 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1 年以上7 年以下有 期徒刑,得併科1 百萬元以下罰金: 二、三人以上共同犯之。 洗錢防制法第19條第1項後段 有第二條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑, 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬 元以下罰金。

2025-03-27

TCHM-114-金上訴-329-20250327-1

上訴
臺灣高等法院臺中分院

加重詐欺等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 114年度上訴字第202號 上 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 趙紫柔 上列上訴人因被告加重詐欺等案件,不服臺灣臺中地方法院113 年度訴字第1479號中華民國113年12月27日第一審判決(起訴案 號:臺灣臺中地方檢察署113年度偵字第31835號),提起上訴, 本院判決如下:   主 文 原判決關於易刑處分部分均撤銷。   理 由 一、本案審判範圍  ㈠按刑事訴訟法第348條第3項規定:「上訴得明示僅就判決之 刑、沒收或保安處分一部為之」,而其立法理由指出:「為 尊重當事人設定攻防之範圍,並減輕上訴審審理之負擔,容 許上訴權人僅針對刑、沒收或保安處分一部提起上訴,其未 表明上訴之認定犯罪事實部分,則不在第二審之審判範圍。 如為數罪併罰之案件,亦得僅針對各罪之刑、沒收、保安處 分或對併罰所定之應執行刑、沒收、保安處分,提起上訴, 其效力不及於原審所認定之各犯罪事實,此部分犯罪事實不 在上訴審審查範圍」。是科刑事項(包括緩刑宣告與否、緩 刑附加條件事項、易刑處分或數罪併罰定應執行刑)、沒收 及保安處分已可不隨同其犯罪事實而單獨成為上訴之標的, 而易刑處分及其裁量有其獨立性,復兼具執行事項之本質, 本與罪刑無關,倘上訴權人僅就易刑處分上訴,對原審論處 之罪名及刑罰並無爭執,則上訴審僅就易刑處分是否適法部 分審判,既不致產生上訴審改判諭知易刑處分與原審認定之 罪名不相符合之情形,自不生罪刑不可分或上訴不可分關係 可言(最高法院106年度台上字第648號、112年度台上字第4 993號等判決意旨參照)。是以,上訴人明示僅就易刑處分 部分上訴時,第二審法院即不再就原審法院所認定之犯罪事 實、罪名、刑罰而為審查,而應以原審法院所認定之犯罪事 實、罪名、刑罰,作為論認原審易刑處分妥適與否的判斷基 礎。  ㈡上訴人即檢察官不服第一審判決(下稱原判決)關於「宣告 以新臺幣一千元折算一日之易科罰金之易刑處分部分」提起 上訴(見本院卷第7至9、52頁),被告未上訴,依刑事訴訟 法第348條第3項規定,本院審判範圍僅就原審判決易刑處分 妥適與否進行審理。參照最高法院112年度第1次刑事庭庭長 、審判長會議紀錄,犯罪事實、證據取捨及論罪等部分均不 再予以記載。 二、檢察官上訴意旨略以:被告趙紫柔所犯刑法第339條之4第1 項第3款之以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪,其法定 本刑為「1年以上7年以下有期徒刑,得併科1百萬元以下罰 金」,最重本刑為「有期徒刑7年」,顯非刑法第41條第1項 所規定「犯最重本刑為5年以下有期徒刑以下之刑之罪」之 情形,即便依照詐欺犯罪危害防制條例第47條之規定減輕其 刑至有期徒刑6月以下,仍不影響被告所犯刑法第339條之4 第1項第3款之以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪性質上 為最重本刑「有期徒刑7年」之罪,而無從依照刑法第41條 第1項之規定諭知易科罰金之易刑處分。然原審判決仍於主 文欄中諭知「如易科罰金,均以新臺幣壹仟元折算壹日」及 理由欄三、㈣中敘明「並諭知易科罰金之折算標準」,即有 適用法則不當之違背法令之處等語。 三、本院之判斷(撤銷原判決關於「易刑處分」部分之說明)  ㈠原審認被告就原判決犯罪事實之附表編號1至3所為,均係犯 刑法第339條之4第1項第3款之以網際網路對公眾散布而犯詐 欺取財共3罪。被告於偵查及歷次審判中均自白犯行,且已 將本案犯行之犯罪所得全數返還被害人而符合詐欺犯罪危害 防制條例(下稱詐欺犯罪條例)第47條前段規定,就前揭3 罪均予減輕其刑,並均經原審判處有期徒刑6月,定應執行 刑有期徒刑9月在案。  ㈡按受判決人得否易科罰金,須以犯最重本刑為5年以下有期徒 刑以下之刑之罪,而受6個月以下有期徒刑或拘役之宣告者 為限。此稱最重本刑係指法定最重本刑而言,即以法定刑之 上度為認定基準,惟如遇有加重或減輕情形時,則視其為「 刑法分則加重、減輕」或「刑法總則加重、減輕」而異其處 理方式。倘為前者,法定本刑因法律明示應予加重、減輕, 而有延長、縮短法定本刑之性質,法院無裁量之權,如加重 後最重本刑已逾5年,則不得為易科罰金之處分;同理,如 減輕後最重本刑為5年以下者,自得適用易科罰金之規定。 倘為後者,法律授權由法官自由裁量,不影響原法定本刑, 最重本刑係為有期徒刑5年以下者,縱經加重,仍不影響易 科罰金之適用;反之,原最重本刑係逾有期徒刑5年者,雖 經減輕,仍不得適用易科罰金之規定(最高法院108年度台 上字第2133號判決意旨可資參照)。基此,減輕刑度之規定 若性質上為刑法總則減輕,縱使最後宣告之刑度為6個月以 下有期徒刑或拘役,然其最重法定刑度本已逾「5年以下有 期徒刑」之情形時,仍與刑法第41條第1項規定得易科罰金 之要件不符,仍不得諭知得易科罰金之易刑處分。又詐欺犯 罪條例第47條之減輕其刑規定並未改變個別犯罪行為之構成 要件與罪名,乃就被告犯後態度之若干特別情況為從輕量刑 之規定而已,性質上自屬刑法總則之減輕事由。是以,被告 縱經原審適用詐欺犯罪條例第47條前段規定減輕其刑,並不 影響其最重法定本刑仍為7年以下有期徒刑,縱經科以有期 徒刑6月以下刑度,與得易科罰金限於最重法定本刑5年以下 有期徒刑之情形,仍屬有別,自不得易科罰金。惟原審判決 就被告所犯以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財之3罪均量 處有期徒刑6月,定刑有期徒刑9月,依法均不得為易科罰金 之諭知,原判決卻於各罪項下諭知「如易科罰金,均以新臺 幣壹仟元折算壹日」,暨於定刑後諭知「如易科罰金,以新 臺幣壹仟元折算壹日」,則於法有違。檢察官上訴意旨以此 指摘原判決關於易刑處分不當,為有理由,應由本院將原判 決關於易刑處分部分即上開關於宣告刑、執行刑諭知以新臺 幣一千元折算一日之易科罰金折算標準部分撤銷。而經本院 撤銷後,原審所宣告之徒刑雖不得易科罰金,惟仍符合刑法 第41條第3項之規定,得易服社會勞動,然被告得否易服社 會勞動,屬執行事項,應於判決確定後,由被告向執行檢察 官提出聲請,由執行檢察官裁量決定得否易服社會勞動,附 此敘明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官吳錦龍、汪思翰提起公訴,檢察官黃楷中提起上訴 ,檢察官陳德芳到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3  月   27  日       刑事第九庭 審判長法 官 石 馨 文                法 官 陳 茂 榮                法 官 賴 妙 雲 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其未 敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                               書記官 黃 湘 玲                 中  華  民  國  114  年  3   月  27  日

2025-03-27

TCHM-114-上訴-202-20250327-1

金上訴
臺灣高等法院臺中分院

加重詐欺等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 114年度金上訴字第285號 上 訴 人 即 被 告 羅欣儀 指定辯護人 本院公設辯護人郭博益 上列上訴人因加重詐欺等案件,不服臺灣南投地方法院113年度 原金訴字第25號中華民國113年10月7日第一審判決(起訴案號: 臺灣南投地方檢察署113年度偵字第5288號、第5603號),提起 上訴,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   理 由 一、本案審判範圍  ㈠刑事訴訟法第348條第3項規定:「上訴得明示僅就判決之刑 、沒收或保安處分一部為之」,而其立法理由指出:「為尊 重當事人設定攻防之範圍,並減輕上訴審審理之負擔,容許 上訴權人僅針對刑、沒收或保安處分一部提起上訴,其未表 明上訴之認定犯罪事實部分,則不在第二審之審判範圍。如 為數罪併罰之案件,亦得僅針對各罪之刑、沒收、保安處分 或對併罰所定之應執行刑、沒收、保安處分,提起上訴,其 效力不及於原審所認定之各犯罪事實,此部分犯罪事實不在 上訴審審查範圍」。是科刑事項(包括緩刑宣告與否、緩刑 附加條件事項、易刑處分或數罪併罰定應執行刑)、沒收及 保安處分已可不隨同其犯罪事實而單獨成為上訴之標的,且 上訴人明示僅就量刑部分上訴時,第二審法院即不再就原審 法院所認定之犯罪事實而為審查,而應以原審法院所認定之 犯罪事實,作為論認原審量刑妥適與否的判斷基礎。  ㈡上訴人即被告羅欣儀(下稱被告)原不服第一審判決(下稱 原判決)全部提起上訴(見本院卷第15至18頁),被告於本 院審理時表示僅就原判決之量刑部分上訴,撤回對於量刑以 外之其他部分上訴(見本院卷第69頁),有「撤回上訴聲請 書」1份在卷(見本院卷第77頁)可參,依刑事訴訟法第348 條第3項規定,本院審判範圍僅就原審判決量刑妥適與否進 行審理。參照最高法院112年度第1次刑事庭庭長、審判長會 議紀錄,犯罪事實、證據取捨及論罪等部分均不再予以記載 。 二、被告上訴意旨略以:我知道我犯錯,我也認罪,我家裡還有 中風過的父親和小孩子要照顧,這些案子都是在同一時間犯 案的,請求法官從輕量刑等語。其辯護人則以:被告就加重 詐欺等罪都已自白認罪,分別符合偵查及審判中已經自白, 且款項已經扣案,等同自動繳回全部的犯罪所得,依法給予 減輕其刑,另就被告參與犯罪組織及洗錢等罪,也符合偵審 自白及繳回犯罪所得,可列為減刑的事由,而被告係國中畢 業,從事粗工等工作,家中經濟困頓,尚有一個女兒需要撫 養等情,請求從輕量刑等語,資為辯護。 三、本院之判斷(駁回上訴之說明)  ㈠原審認被告就原判決所引起訴書犯罪事實一、㈠所為,係犯組 織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第 216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212 條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項 後段之一般洗錢未遂罪及刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財罪;就原判決所引起訴書犯罪事實一、㈡ 所為,係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同 法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第 19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪及刑法第339條之4 第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。被告分別係以一行 為觸犯上開數罪名,為想像競合犯,均從一重論以刑法第33 9條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。  ㈡刑之減輕事由  ⒈詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定:「犯詐欺犯罪,在 偵查及歷次審判中均自白,如有犯罪所得,自動繳交其犯罪 所得者,減輕其刑」。被告於偵查及原審、本院審判中均已 自白犯行,且本案犯罪所得新臺幣(下同)39萬元、50萬元 均已扣案,應認等同於已自動繳交全部所得財物,又被告除 就上開犯罪所得外,卷內並無證據足認其獲得其他報酬,其 所犯前揭2罪均應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定 減輕其刑。  ⒉被告於偵查及原審、本院審判中均自白本案之參與犯罪組織 及一般洗錢未遂等犯行,並繳回犯罪所得,原各應依洗錢防 制法第23條第3項、組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定 減輕其刑;另被告就其所犯一般洗錢未遂罪部分,亦符合刑 法第25條第2項減輕事由,然上開部分犯行與所犯加重詐欺 取財罪想像競合後,應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處 斷,其所犯參與犯罪組織罪、一般洗錢未遂罪均屬想像競合 犯其中之輕罪,故其以上減輕事由均僅於量刑一併衡酌。   ㈢原審審理後,綜合全案證據資料,本於科刑裁量之權限,以   行為人之責任為基礎,審酌「被告⑴有因詐欺案件經法院論 罪科刑之前案紀錄,有臺灣高等法院被告紀錄表可查;⑵坦 承犯行之犯後態度;⑶犯罪之動機、目的、手段及本案詐得 之金額分別為39萬元、50萬元;⑷就參與犯罪組織及洗錢等 犯行,於偵查及本院審判中均自白犯行,並繳回犯罪所得, 依組織犯罪防制條例第8條第1項及洗錢防制法第23條第3項 等減刑規定為有利之量刑評價;⑸於前往詐欺集團指示之藏 放贓款地點時,經埋伏員警發覺,當場扣得贓款,故就一般 洗錢部分僅止於未遂階段;⑹於審理時自陳國中畢業、之前 從事粗工及餐廳洗碗、經濟狀況貧困、家中有1個女兒需要 其扶養」等一切量刑事項,分別量處如原審判決主文所示之 刑,復考量被告所犯各罪之性質相同、刑罰邊際效應隨刑期 遞減、被告復歸社會之可能性等情而為整體評價後,定其應 執行之刑如原審判決主文所示。經核所為量刑堪稱妥適,並 未有輕重失衡之情形。被告上訴意旨雖請求從輕量刑為由, 指摘原審量刑(含定刑)不當一節。惟刑罰之量定,屬法院 自由裁量之職權行使,應審酌刑法第57條所列各款事由及一 切情狀,為酌量輕重之標準,並非漫無限制;量刑輕重係屬 事實審法院得依職權自由裁量之事項,苟已斟酌刑法第57條 各款所列情狀而未逾越法定刑度,不得遽指為違法;且在同 一犯罪事實與情節,如別無其他加重或減輕之原因,下級審 量定之刑,亦無過重或失輕之不當情形,則上級審法院對下 級審法院之職權行使,原則上應予尊重(最高法院72年度台 上字第6696號、75年度台上字第7033號及85年度台上字第24 46號等判決意旨參照),又數罪併罰,應分別宣告其罪之刑 ,其宣告多數有期徒刑者,於各刑中之最長期以上,各刑合 併之刑期以下,定其刑期,但不得逾30年,刑法第51條第5 款定有明文。又數罪併罰關於應執行刑之量定,係屬法院自 由裁量之事項,法院所為有期徒刑之酌定,如未逾越上開規 定之外部界限及定應執行刑之恤刑目的,無悖於量刑之合理 性,合乎責任原則,即不得指為違法(最高法院101年度台 上字第5426號判決意旨參照)。查被告所犯前揭2罪經原審 適用前揭刑之減輕事由依法減輕其刑後,再綜合全案證據資 料,本於科刑裁量之權限,依據被告所為本案犯行,以行為 人之責任為基礎,審酌上開所述之一切情狀,而為分別量刑 ,暨在各刑中之最長期(有期徒刑1年2月)以上、各刑合併 之刑期(2年3月)以下定刑有期徒刑1年4月,已充分審酌被 告犯案情節之輕重及法定減輕事由之有無,業針對刑法第57 條各款事項而為妥適量刑,所定應執行之刑,亦無違於內部 界線與外部界線,且亦屬偏低度之定刑。被告提起量刑上訴 所指摘上情暨其辯護人所辯護各節,均於原審量刑時即予審 酌,於本院審理時亦均未再提出具體新事證足以證明原審量 刑及定刑有何不妥之處,是以,被告關於刑部分之上訴為無 理由,應予駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。 本案經檢察官鄭宇軒提起公訴,檢察官陳德芳到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  27  日       刑事第九庭 審判長法 官 石 馨 文                法 官 陳 茂 榮                法 官 賴 妙 雲 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其未 敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                               書記官 黃 湘 玲                 中  華  民  國  114  年  3   月  27  日 【附錄本案科刑法條】: 組織犯罪防制條例第3條第1項後段 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者,處3年以上10年以下有期 徒刑,得併科新臺幣1億元以下罰金;參與者,處6月以上5年以 下有期徒刑,得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微 者,得減輕或免除其刑。 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書,足以生損害於公眾或他人者,處5年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書,足以生損害於公眾或他人者,處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 中華民國刑法第216條 行使第210條至第215條之文書者,依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第339條之4第1項第2款 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科1百萬元以下罰金: 二、三人以上共同犯之。 修正後洗錢防制法第19條第1項後段 有第二條各款所列洗錢行為者,處三年以上十年以下有期徒刑, 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者,處六月以上五年以下有期徒刑,併科新臺幣五千 萬元以下罰金。

2025-03-27

TCHM-114-金上訴-285-20250327-1

上易
臺灣高等法院臺中分院

違反毒品危害防制條例

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 114年度上易字第187號 上 訴 人 即 被 告 陳韋壬 上列上訴人因違反毒品危害防制條例案件,不服臺灣臺中地方法 院113年度易字第2647號中華民國113年12月31日第一審判決(起 訴案號:臺灣臺中地方檢察署113年度毒偵字第1502號),提起 上訴,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   理 由 一、本案審判範圍  ㈠刑事訴訟法第348條第3項規定:「上訴得明示僅就判決之刑 、沒收或保安處分一部為之」,而其立法理由指出:「為尊 重當事人設定攻防之範圍,並減輕上訴審審理之負擔,容許 上訴權人僅針對刑、沒收或保安處分一部提起上訴,其未表 明上訴之認定犯罪事實部分,則不在第二審之審判範圍。如 為數罪併罰之案件,亦得僅針對各罪之刑、沒收、保安處分 或對併罰所定之應執行刑、沒收、保安處分,提起上訴,其 效力不及於原審所認定之各犯罪事實,此部分犯罪事實不在 上訴審審查範圍」。是科刑事項(包括緩刑宣告與否、緩刑 附加條件事項、易刑處分或數罪併罰定應執行刑)、沒收及 保安處分已可不隨同其犯罪事實而單獨成為上訴之標的,且 上訴人明示僅就量刑部分上訴時,第二審法院即不再就原審 法院所認定之犯罪事實、沒收而為審查,而應以原審法院所 認定之犯罪事實,作為論認原審量刑妥適與否的判斷基礎。  ㈡上訴人即被告陳韋壬(下稱被告)不服第一審判決(下稱原 判決)全部提起上訴(見本院卷第13至17頁),檢察官並未 上訴,被告於本院準備程序時表示僅就原判決之量刑部分上 訴,撤回對於量刑以外之其他部分上訴(見本院卷第89頁) ,有「撤回上訴聲請書」1份在卷(見本院卷第93頁)可參 ,依刑事訴訟法第348條第3項規定,本院審判範圍僅就原審 判決量刑妥適與否進行審理。參照最高法院112年度第1次刑 事庭庭長、審判長會議紀錄,犯罪事實、證據取捨及論罪等 部分均不再予以記載。 二、被告上訴意旨略以:被告有供出毒品來源,有調查筆錄可按 ,請依毒品危害防制條例(下稱毒品條例)第17條第1項規 定減輕其刑;又被告業已坦承犯案,已知悔改,請求從輕量 刑,讓被告早日回歸社會等語。 三、本院之判斷(駁回上訴之說明)    ㈠按毒品條例第17條第1項規定:「犯第4條至第8條、第10條或 第11條之罪,供出毒品來源,因而查獲其他正犯或共犯者, 減輕或免除其刑」。被告於警詢雖曾供出其毒品來源為「阿 清」、「阿龍」之人,惟均未提供其等真實姓名年籍,以致 警方無法根據其供述而查獲販毒者,為被告所是認(見113 毒偵1502卷第76、77、78頁;本院卷第89頁),並有警員宋 明昆之偵辦刑案職務報告書在卷(見113毒偵1502卷第71頁 )可按。是以,被告本案犯行並無前揭減免其刑規定之適用 。  ㈡次按刑罰之量定,屬法院自由裁量之職權行使,應審酌刑法   第57條所列各款事由及一切情狀,為酌量輕重之標準,並非 漫無限制;量刑輕重係屬事實審法院得依職權自由裁量之事 項,苟已斟酌刑法第57條各款所列情狀而未逾越法定刑度, 不得遽指為違法;且在同一犯罪事實與情節,如別無其他加 重或減輕之原因,下級審量定之刑,亦無過重或失輕之不當 情形,則上級審法院對下級審法院之職權行使,原則上應予 尊重(最高法院72年度台上字第6696號、75年度台上字第70 33號及85年度台上字第2446號等判決意旨參照)。又數罪併 罰,應分別宣告其罪之刑,其宣告多數有期徒刑者,於各刑 中之最長期以上,各刑合併之刑期以下,定其刑期,但不得 逾30年,刑法第51條第5款定有明文。又數罪併罰關於應執 行刑之量定,係屬法院自由裁量之事項,法院所為有期徒刑 之酌定,如未逾越上開規定之外部界限及定應執行刑之恤刑 目的,無悖於量刑之合理性,合乎責任原則,即不得指為違 法(最高法院101年度台上字第5426號判決意旨參照)。查 ,被告所犯毒品條例第10條第1項之施用第一級毒品罪,法 定本刑為6月以上5年以下有期徒刑,所犯同條第2項之施用 第二級毒品罪,法定本刑為3年以下有期徒刑,則原審綜合 全案證據資料,本於科刑裁量之權限,依據被告所為本案犯 行,以行為人之責任為基礎,審酌「被告無視毒品對於自身 健康之戕害,及國家對於杜絕毒品犯罪之禁令,而為本案犯 行,實有不該。惟念及毒品條例對於施用毒品之被告改以治 療、矯治為目的,非重在處罰,又其行為本質乃屬自殘行為 ,犯罪手段尚屬平和,且考量被告犯後坦承犯行,態度尚可 。兼衡被告自陳高中肄業之教育程度,已婚,育有1名子女 。入監前從事板模工作,每月收入約新臺幣3、4萬元等節。 再徵諸檢察官、被告對本案刑度之意見、被告素行、犯罪動 機、本案情節」等一切情狀,分別量處如原審判決主文所示 之刑,暨在各刑中之最長期以上(有期徒刑10月),各刑合 併之刑期(有期徒刑1年5月)以下定其應執行之刑有期徒刑 1年2月,已充分審酌被告犯案情節之輕重及法定加減事由之 有無,業針對刑法第57條各款事項而為妥適量刑,所定應執 行之刑,亦無違於內部界線與外部界線,所為量刑及定刑均 稱妥適。被告提起上訴及於本院審理時亦均未再提出具體新 事證足以證明原審量刑及定刑有何不妥之處,其此部分上訴 為無理由,應予駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。 本案經檢察官李毓珮提起公訴,檢察官陳德芳到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  27  日       刑事第九庭 審判長法 官 石 馨 文                法 官 陳 茂 榮                法 官 賴 妙 雲 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                書記官 黃 湘 玲                 中  華  民  國  114  年  3   月  27  日

2025-03-27

TCHM-114-上易-187-20250327-1

臺灣高等法院臺中分院

聲明異議

臺灣高等法院臺中分院刑事裁定 114年度抗字第182號 抗告人 即 聲明異議人 李東凱 上列抗告人即聲明異議人因聲明異議案件,不服臺灣臺中地方法 院中華民國114年2月10日裁定(113年度聲字第4101號),提起 抗告,本院裁定如下:   主 文 抗告駁回。   理 由 一、原裁定意旨略以:㈠抗告人即聲明異議人李東凱(下稱抗告 人)前因違反個人資料保護法等案件,經原審法院以112年 度易字第1707號判決判處有期徒刑4月,並諭知易科罰金之 折算標準,上訴後經本院以113年度上訴字第621號判決駁回 上訴,再上訴經最高法院以113年度台上字第4407號判決駁 回上訴確定,經臺灣臺中地方檢察署檢察官以113年度執字 第15725號指揮執行,抗告人於民國113年12月10日易科罰金 執行完畢等情,有法院前案紀錄表在卷可稽,是受刑人對檢 察官上開執行指揮,向諭知該裁判之原審法院聲明異議,程 序上自屬合法。又抗告人所提之歷次書狀內容,無非係引他 案為例,抽象指陳原確定判決違法錯判,檢察官應主動糾錯 等語,然並未具體敘明本案執行檢察官究有何積極執行指揮 之違法,或其執行方法有何不當之處。另原確定判決本身有 無認定事實錯誤或違背法令之不當,屬得否循再審或非常上 訴程序救濟之問題,非以聲明異議方式為之。又非常上訴係 以原確定判決違背法令,由最高法院檢察署檢察總長向最高 法院提起之非常救濟程序,目的在求統一法律之適用。檢察 官是否依刑事訴訟法第442條規定,添具意見書將該案卷宗 及證物送交最高法院檢察署檢察總長,提起非常上訴,非關 執行之指揮,不屬刑事訴訟法第484條聲明異議之範圍。從 而,抗告人既無法具體主張本案檢察官有何積極執行指揮之 違法或不當等情形,則其聲明異議之聲請,難謂適法,應予 駁回。㈡抗告人固請求閱卷,然原審法院審酌本案檢察官係 依原確定判決指揮執行,核屬適法,且抗告人並未具體說明 檢察官之執行指揮有何違法或不當之處,自難認其聲請有何 訴訟上之正當需求,而有行使防禦權之必要,是其此部分之 聲請,礙難准許,亦應駁回。 二、抗告意旨如附件刑事抗告書㈠㈡㈢所載(詳附件)。  三、按刑事訴訟法第484條所規定聲明異議之客體,其範疇應以 檢察官執行之指揮為限,如對法院所為之判決或裁定不服者 ,則應依上訴或抗告之程序尋求救濟。若判決業經確定,則 應另行依再審或非常上訴之程序加以救濟,非得以聲明異議 方式為之(最高法院105年度台抗字第531號裁定意旨參照) 。 四、經查:       ㈠抗告人前因違反個人資料保護法等案件,經原審法院以112年 度易字第1707號判決判處有期徒刑4月,並諭知易科罰金之 折算標準,上訴後經本院以113年度上訴字第621號判決駁回 上訴,再上訴經最高法院以113年度台上字第4407號判決駁 回上訴確定,嗣經臺灣臺中地方檢察署檢察官以113年度執 字第15725號指揮執行,上開案件之刑業經抗告人於113年12 月10日易科罰金執行完畢等情,有上開判決書及法院前案紀 錄表在卷可稽。  ㈡抗告意旨一再以檢察官未對本件聲請再審、非常上訴即逕予 執行,指摘檢察官之執行指揮為不當,請求撤銷之,並請求 開庭(見附件刑事抗告書㈠理由一至三;附件刑事抗告書㈡理 由三),顯係對於業已確定之裁判再為爭執,惟此非聲明異 議程序可得審酌之事項,況該案判決既已確定,復未經非常 上訴或再審程序加以撤銷或變更,則檢察官據以指揮執行, 自無違法或不當可言。  ㈢抗告意旨另以原裁定駁回其請求閱覽本案執行卷違法等語( 見附件刑事抗告書㈠理由四部分、附件刑事抗告書㈡理由一至 四部分)。惟按「被告於審判中得預納費用請求付與卷宗及 證物之影本。但卷宗及證物之內容與被告被訴事實無關或足 以妨害另案之偵查,或涉及當事人或第三人之隱私或業務秘 密者,法院得限制之」、「被告於審判中經法院許可者,得 在確保卷宗及證物安全之前提下檢閱之。但有前項但書情形 ,或非屬其有效行使防禦權之必要者,法院得限制之」,刑 事訴訟法第33條第2項、第3項定有明文,且上開規定於再審 程序中亦有準用,同法第429條之1第3項亦有明定。故判決 確定後之被告聲請檢閱卷宗證物,或請求付與卷宗證物影本 時,除前揭再審情形外,仍應依個案審酌是否確有訴訟之正 當需求,屬其有效行使防禦權之必要,以及聲請付與卷證影 本之範圍,有無刑事訴訟法第33條第2項但書規定情形,而 為准駁之決定。查本件抗告人固請求閱覽執行卷宗,然本件 係聲明異議案件,抗告人並非「審判中之被告」,亦非「再 審聲請人」,依法並無檢閱卷宗之權利,且抗告人前開所提 之聲明異議,顯然非屬聲明異議範疇而不合法,已如前述, 故原裁定以難認抗告人有何訴訟上之正當需求,而有行使防 禦權之必要,駁回抗告人此部分閱覽執行卷宗之聲請,自無 不當,抗告人此部分主張,亦無足採。  ㈣抗告意旨雖認原裁定未經過合議庭,而質疑程序上是否得由 原審獨任法官做出裁定(見附件刑事抗告書㈡理由五)。惟 按「地方法院審判案件,以法官一人獨任或三人合議行之, 法院組織法第三條第一項定有明文。是地方法院之刑事審判 ,係併用獨任制與三人合議制。又除簡式審判程序、簡易程 序及第三百七十六條第一款、第二款所列之罪之案件外,第 一審應行合議審判,刑事訴訟法第二百八十四條之一亦有明 文;再此一規定,於協商程序不適用之,刑事訴訟法第四百 五十五條之十一第二項規定甚明。是協商程序、簡式審判程 序、簡易程序均不行合議審判,而採行獨任制審判。另有刑 事訴訟法第二十一條第一項、第二項關於聲請迴避之裁定、 第四百五十五條之一第一項關於地方法院受理簡易判決之第 二審上訴案件等,均規定採行合議審判。又經裁定合議,並 已開始審理者,即不得再改為獨任。故除法律明定,或性質 上應採行合議審判者外,地方法院自可以法官一人獨任審判 。復觀諸刑事訴訟法第二百八十四條之一之立法理由,謂因 第一審法官人力有限,如不分案件是否輕微均行合議審判, 將嚴重排擠審理其他行通常程序案件之時程,因此在第二審 仍維持覆審制之架構下,將屬輕微案件,一般而言案情亦較 為單純之同法第三百七十六條第一款、第二款案件修正為可 由法官獨任審判,而讓第一審法官對於該類案件可行獨任審 判,更能投注心力在案情較為重大複雜案件之審判工作,對 於司法資源將可作更合理、有效之分配。準此,本件聲明異 議案件,非屬上開應行合議審判之案件,且依舉重以明輕之 法理,案情較繁雜之案件如應適用簡式審判程序、簡易程序 或屬同法第三百七十六條第一款、第二款所列之罪之案件者 ,尚得以獨任法官進行審判程序,則本件於第一審法院僅由 法官一人獨任而為裁定,要無組織違法之可言。」(最高法 院105年度台抗字第590號裁定意旨參照)。從而聲明異議案 件,非屬應行合議審判案件,原審僅由法官一人獨任而為裁 定,法院組織亦不違法,此部分抗告意旨亦有誤會。 五、綜上,抗告意旨均未就執行檢察官有何積極執行指揮之違法 或其執行方法有何不當提出說明或表示不服,僅反覆陳述原 確定判決之實體紛爭,顯係對已經確定之裁判再為爭執,究 非聲明異議程序可得審酌事項,遑論上開判決既已確定,復 未經非常上訴或再審程序加以撤銷或變更,則檢察官據以指 揮執行,自無違法或不當可言,從而原審駁回抗告人之聲明 異議及閱卷之聲請,於法並無違誤。是本件抗告為無理由, 應予駁回。 六、至抗告人所指聲請拷貝沒收之筆記型電腦及隨身硬碟內資料 ,經臺灣臺中地方檢察署檢察官以114年2月10日中檢介冠11 4執聲他156字第1149014946號函否准其聲請部分(見附件刑 事抗告書㈠理由五;附件刑事抗告書㈡理由六;附件刑事抗告 書㈢),並非就檢察官113年度執字第15725號刑之指揮執行 有何違法或不當而為指摘,核非本件聲明異議、抗告範圍所 及,併予說明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第412條,裁定如主文。   中  華  民  國  114  年  3   月  26  日          刑事第九庭  審判長法 官 石馨文                    法 官 賴妙雲                    法 官 陳宏瑋  以上正本證明與原本無異。   如不服本裁定,應於收受送達後10日內向本院提出再抗告書狀 (須附繕本)。                    書記官 林育萱 中  華  民  國  114  年  3   月  26  日

2025-03-26

TCHM-114-抗-182-20250326-1

上訴
臺灣高等法院臺中分院

違反毒品危害防制條例

臺灣高等法院臺中分院刑事裁定 114年度上訴字第100號 上 訴 人 即 被 告 廖建發 選任辯護人 謝尚修律師 吳建寰律師 上列被告因違反毒品危害防制條例上訴案件,本院裁定如下:   主 文 廖建發羈押期間,自中華民國壹佰壹拾肆年肆月拾肆日起,延長 貳月。   理 由 一、上訴人即被告廖建發(下稱被告)前經本院認為犯罪嫌疑重 大,有刑事訴訟法第101條第1項第3款、第101條之1第1項第 10款情形,非予羈押,顯難進行審判,於民國114年1月14日 執行羈押,至中華民國114年4月13日,3個月羈押期間即將 屆滿。 二、茲本院以前項原因依然存在,認有繼續羈押之必要,應自民 國114年4月14日起,第1次延長羈押2月,爰依刑事訴訟法第 108條第1項、第5項,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  26  日          刑事第九庭  審判長法 官 石馨文                    法 官 陳宏瑋                    法 官 陳茂榮 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後10日內向本院提出抗告書狀(須 附繕本)。                    書記官 盧威在                     中  華  民  國  114  年  3   月  26  日

2025-03-26

TCHM-114-上訴-100-20250326-2

交上訴
臺灣高等法院臺中分院

過失致死

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 113年度交上訴字第125號 上 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 上 訴 人 即 被 告 蔡聿綦(原名蔡成章) 選任辯護人 張慶宗律師 彭佳元律師 上列上訴人等因被告過失致死案件,不服臺灣臺中地方法院113 年度交訴字第83號中華民國113年7月26日第一審判決(起訴案號 :臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第57889號),提起上訴,本 院判決如下:   主 文 原判決關於蔡聿綦刑之部分撤銷。 前項撤銷部分,蔡聿綦處有期徒刑拾月。緩刑參年,並應依如附 件所載之給付方式支付損害賠償。   理 由 一、審理範圍:   按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之,刑 事訴訟法第348條第3項定有明文。原審判決後,檢察官及上 訴人即被告蔡聿綦(原名蔡成章,下稱被告)均提起上訴, 檢察官及被告於本院審理時均陳明:僅對量刑部分上訴等語 (見本院卷第178至179頁),並均當庭撤回量刑以外之上訴 ,有撤回上訴聲請書各1份在卷可憑(見本院卷第187、189 頁),依上開規定,本院就被告以經原審認定之犯罪事實、 論罪為基礎,僅就原審判決之量刑部分是否合法、妥適予以 審理。 二、上訴意旨略以:  ㈠檢察官依被害人陳育正家屬請求上訴意旨略以:被告於平日 上午車輛往來甚為頻繁之臺灣大道主幹道,竟在禁止右轉路 段,貿然自快車道右轉,過失情節嚴重,且未積極與被害人 家屬和解,未支付分毫賠償,犯後態度不良,原審量刑過輕 等語。  ㈡被告上訴意旨略以:被告犯後坦承犯行,且無前科,另被告 有與告訴人(即被害人配偶)楊舒媛及被害人家屬和解意願 ,僅因雙方金額差距過大,原審未審酌上開情節,判處被告 有期徒刑1年,且未諭知緩刑,顯有量刑過重等語。 三、刑之減輕事由:   被告於本案犯行未被有偵查犯罪職權之公務員發覺前,不逃 避接受裁判,於警方前往現場處理時,在場並當場承認其為 肇事人,自首接受裁判,有被告之臺中市政府警察局道路交 通事故肇事人自首情形紀錄表在卷可稽(見112相2273卷第3 7頁),符合自首之規定,爰依刑法第62條前段之規定,減 輕其刑。 四、撤銷改判之理由:  ㈠原審審理後,以被告犯行事證明確,予以論罪科刑,固非無 見。惟查:   ⒈被告於本院審理期間與告訴人及被害人家屬共5人均成立調解 ,賠償金額共新臺幣(下同)1500萬元,及另應賠償被害人 家屬陳輝鵬14萬8000元(於調解成立日已先給付200萬元) ,並已按期給付600萬元賠償金,剩餘700萬元賠償金應於11 4年4月30日前給付完畢,另並應再給付上開14萬8000元賠償 金,且告訴人及被害人家屬均表示不追究被告刑事責任等語 ,有調解筆錄影本(見本院卷第125至134頁)、114年3月3 日刑事呈報㈥狀所附之兆豐產物保險股份有限公司車險理賠 計算書(見本院卷第163至167頁)可憑,量刑基礎即有變更 ,原審未及審酌於此,尚有未洽。  ⒉至於檢察官上訴主張被告為本件車禍之肇事原因,被害人無肇 事因素,且犯罪所生之損害甚為嚴重,復衡酌被告未有何彌 補或賠償,盡力獲取原諒,犯後態度不良,原審對被告之量刑實 屬過輕等情。然被告本院審理期間已與告訴人及被害人家屬 成立調解,且已履行過半數之賠償金額(已賠償800萬元) ,而告訴人及被害人家屬均表示不追究被告刑事責任,是以 本件之量刑基礎與原審已有不同,已如前述,檢察官據此提 起上訴,即為無理由。  ⒊據上,被告上訴請求改量處較輕之刑,為有理由,至於檢察 官上訴主張原審量刑過輕,為無理由,自應由本院就原判決 關於被告之刑之部分予以撤銷改判。  ㈡爰以行為人責任為基礎,審酌被告駕駛自用小客車未遵守禁 制標誌、交通規則,在設有劃分島劃分快慢車道及禁制標誌 之道路貿然右轉彎,致生被害人死亡之結果,使告訴人及被 害人家屬受有精神上之傷痛,所生損害非微;惟斟酌其始終 坦承犯行,並於本院審理時與告訴人及被害人家屬成立調解 ,且已履行過半數之賠償金額,犯後態度尚佳,兼衡被告自 陳之智識程度、生活及家庭經濟狀況(原審卷第70頁、本院 卷第184頁)等一切情狀,量處如主文第2項所示之刑。  ㈢緩刑之說明:   被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告,有臺灣高 等法院被告前案紀錄表在卷可查,其因一時輕忽,致罹刑典 ,犯後於原審及本院審理時均坦承犯行,並於本院審理期間 與告訴人及被害人家屬成立調解,且已給付過半數之賠償金 額,又告訴人及被害人家屬亦表示:倘被告符合緩刑要件, 同意法官以調解之給付約定為條件,給予被告緩刑機會等語 (見上開調解筆錄影本),堪認被告確有思過及填補告訴人 、被害人家屬損失之誠意,經此偵查、審判及刑罰宣告之教 訓,應知所警惕,本院認其宣告之刑以暫不執行為適當,爰 依刑法第74條第1項第1款規定,宣告緩刑3年,以啟自新。 又為確保被告確實履行與告訴人及被害人家屬所成立之調解 條件,爰依刑法第74條第2項第3款規定,命被告應依如附件 所載之給付方式支付損害賠償。倘被告不履行,且情節重大 ,足認原宣告之緩刑難收其預期效果,而有執行刑罰之必要 者,自得由檢察官依刑法第75條之1第1項第4款之規定,向 管轄之地方法院聲請撤銷其緩刑宣告,附此敘明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段,判決如主文。   本案經檢察官陳東泰提起公訴,檢察官葉芳如提起上訴,檢察官 蕭有宏到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  26  日          刑事第九庭  審判長法 官 石馨文                    法 官 賴妙雲                    法 官 陳宏瑋 以上正本證明與原本無異。       如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由 書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 林育萱 中  華  民  國  114  年  3   月  26  日 附錄:本案論罪科刑法條全文 刑法第276條 因過失致人於死者,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰 金。

2025-03-26

TCHM-113-交上訴-125-20250326-1

上易
臺灣高等法院臺中分院

傷害等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 114年度上易字第98號 上 訴 人 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 李宗融 上列上訴人因被告傷害等案件,不服臺灣苗栗地方法院113年度 易字第145號中華民國113年11月26日第一審判決(起訴案號:臺 灣苗栗地方檢察署112年度偵字第8887號),提起上訴,本院判 決如下:   主 文 原判決關於刑之部分撤銷。 上開撤銷部分,李宗融處有期徒刑叁月,如易科罰金,以新臺幣 壹仟元折算壹日。   理 由 一、本案上訴及審理範圍   按刑事訴訟法第348條於民國110年6月16日修正公布施行、 同年月00日生效,規定:「(第1項)上訴得對於判決之一 部為之。(第2項)對於判決之一部上訴者,其有關係之部 分,視為亦已上訴。但有關係之部分為無罪、免訴或不受理 者,不在此限。(第3項)上訴得明示僅就判決之刑、沒收 或保安處分一部為之。」是上訴權人就下級審判決聲明不服 提起上訴時,依現行法律規定,得在明示其範圍之前提下, 擇定僅就該判決之「刑」、「沒收」、「保安處分」等部分 單獨提起上訴,而與修正前認為上開法律效果與犯罪事實處 於絕對不可分之過往見解明顯有別。此時上訴審法院之審查 範圍,將因上訴權人行使其程序上之處分權而受有限制,除 與前揭單獨上訴部分具有互相牽動之不可分關係、為免發生 裁判歧異之特殊考量外,原則上其審理範圍僅限於下級審法 院就「刑」、「沒收」、「保安處分」之諭知是否違法不當 ,而不及於其他。本案係由檢察官提起上訴,被告李宗融( 下稱被告)未提起上訴,檢察官於本案審理時表示僅就原判 決之量刑部分上訴,撤回對於原判決其他部分之上訴,此有 本院審判筆錄及撤回上訴聲請書等在卷可稽(本院卷第60至 61頁、第67頁);依前揭說明,本院僅須就原判決所宣告被 告「刑」之部分有無違法不當進行審理;至於原判決就此部 分以外之犯罪事實、論罪及沒收等其他認定或判斷,既與刑 之量定尚屬可分,且不在檢察官明示上訴範圍之列,即非本 院所得論究,先予指明。 二、關於累犯不予加重其刑之說明   法院於審酌被告是否適用累犯規定而加重其刑時,訴訟程序 上應先由檢察官就前階段被告構成累犯之事實,以及後階段 應加重其刑之事項,主張並具體指出證明方法後,法院才需 進行調查與辯論程序,而作為是否加重其刑之裁判基礎。前 階段構成累犯事實為檢察官之實質舉證責任,後階段加重量 刑事項為檢察官之說明責任,均應由檢察官分別負主張及具 體指出證明方法之責。倘檢察官未主張或具體指出證明方法 時,可認檢察官並不認為被告構成累犯或有加重其刑予以延 長矯正其惡性此一特別預防之必要,且為貫徹舉證責任之危 險結果所當然,是法院不予調查,而未論以累犯或依累犯規 定加重其刑,即難謂有應調查而不予調查之違法。至於檢察 官所提出之證據資料,經踐行調查程序,法院認仍有不足時 ,是否立於補充性之地位,曉諭檢察官主張並指出證明方法 ,自得由事實審法院視個案情節斟酌取捨。檢察官若未主張 或具體指出證明方法,法院因而未論以累犯或依累犯規定加 重其刑,基於累犯資料本來即可以在刑法第57條第5款「犯 罪行為人之品行」中予以負面評價,自仍得就被告可能構成 累犯之前科、素行資料,列為刑法第57條第5款所定「犯罪 行為人之品行」之審酌事項。於此情形,該可能構成累犯之 前科、素行資料既已列為量刑審酌事由,對被告所應負擔之 罪責予以充分評價,依重複評價禁止之精神,自無許檢察官 事後循上訴程序,以該業經列為量刑審酌之事由應改論以累 犯並加重其刑為由,指摘原判決未依累犯規定加重其刑違法 或不當(依最高法院110年度台上大字第5660號裁定所製作 之110年度台上字第5660號判決意旨參照)。本案起訴書並 未記載被告構成累犯之事實,檢察官於原審審理時,亦未就 上開被告構成累犯之事實及應加重其刑之事項,加以主張並 具體指出證明之方法,檢察官於本院審理時雖主張被告構成 累犯並應加重其刑(本院卷第65頁),然查,原審已將被告 之前科、素行列入量刑審酌事由,參照最高法院刑事110年 度台上字第5660號判決意旨,本院即毋庸對被告論以累犯或 依累犯規定加重其刑,附此敘明。 三、撤銷原判決關於刑之理由  ㈠檢察官上訴意旨略以:本案被告所為係以強暴、脅迫手段逼 迫告訴人蔣霈君交付金錢,與暴力討債相類,且未償還告訴 人所受損害,原審量刑過輕,請撤銷原判決,為適當之量刑 等語。  ㈡本院查:   ⒈原判決認被告傷害、恐嚇犯行事證明確,予以科刑,固非無 見。惟量刑之輕重,雖屬事實審法院得依職權自由裁量之事 項,然仍應受比例原則及公平原則之限制,否則其判決即非 適法。刑事審判旨在實現刑罰權分配的正義,故法院對有罪 被告之科刑,應符合罪刑相當之原則,使輕重得宜,罰當其 罪,以契合社會之法律感情。又按科刑時應以行為人之責任 為基礎,並審酌一切情狀,尤應注意下列事項,為科刑輕重 之標準:「一、犯罪之動機、目的。二、犯罪時所受之刺激 。三、犯罪之手段。四、犯罪行為人之生活狀況。五、犯罪 行為人之品行。六、犯罪行為人之智識程度。七、犯罪行為 人與被害人之關係。八、犯罪行為人違反義務之程度。九、 犯罪所生之危險或損害。十、犯罪後之態度。」此為刑法第 57條所明定。是被告犯罪所生之危險或損害、是否已與被害 人達成和解,其量刑基礎即有不同,應予差別處遇。檢察官 上訴後,被告已與告訴人成立調解,有本院調解筆錄可稽( 本院卷第69至70頁),其犯後態度與原審已經不同,且屬對 被告有利之量刑因子,原判決未及審酌,尚有未洽。檢察官 上訴意旨,以被告未與告訴人調解賠償損害,指摘原判決量 刑過輕等語,固為無理由,但原判決宣告刑部分既然有上開 可議之處,自應由本院將此部分撤銷改判。  ⒉爰以行為人之責任為基礎,審酌被告不以理性解決問題,而 以本案恐嚇、傷害方式處理與告訴人之金錢糾紛,致告訴人 心生畏懼並受有傷害,其行為實應非難;復審酌被告犯後於 偵查及原審審理時坦承部分犯行,檢察官上訴後與告訴人調 解成立之犯後態度,有調解筆錄在卷可考,及其犯罪之動機 、目的及所造成之損害,其於本案犯行前5年內曾因違反毒 品危害防制條例、違反槍砲彈藥刀械管制條例等案件經法院 論罪科刑,於107年3月16日縮短刑期假釋出監,假釋期間付 保護管束,迄108年9月25日縮刑期滿之素行,有法院前案紀 錄表在卷可稽,暨其於原審審理時自陳之智識程度、家庭生 活狀況(原審卷第176頁)及告訴人於調解時表示同意法院 對被告從輕量刑等一切情狀,量處如主文第2項所示之刑, 並諭知易科罰金之折算標準,以示懲儆。 據上論斷,應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官楊景琇提起公訴,檢察官徐一修提起上訴,檢察官 許景森到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  25  日          刑事第九庭  審判長法 官 石馨文                    法 官 陳宏瑋                    法 官 陳茂榮 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                    書記官 盧威在   中  華  民  國  114  年  3   月  25  日 附錄本案論罪法條全文: 中華民國刑法第277條 傷害人之身體或健康者,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以 下罰金。 犯前項之罪,因而致人於死者,處無期徒刑或7年以上有期徒刑 ;致重傷者,處3年以上10年以下有期徒刑。 中華民國刑法第305條 以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人,致生危害 於安全者,處2年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

2025-03-25

TCHM-114-上易-98-20250325-1

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