搜尋結果:魏俊明

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上易
臺灣高等法院

竊盜

臺灣高等法院刑事判決 113年度上易字第1779號 上 訴 人 即 被 告 蔡政學 上列上訴人因竊盜案件,不服臺灣臺北地方法院112年度審易字 第2410號,中華民國113年7月29日第一審判決(追加起訴案號: 臺灣臺北地方檢察署112年度偵緝字第1573號),提起上訴,本 院判決如下:   主 文 上訴駁回。   事 實 一、蔡政學與吳詩萍(所涉竊盜犯行,經臺灣臺北地方法院以11 2年度審簡字第1588號簡易判決處刑有罪確定)共同意圖為 自己不法之所有,基於竊盜之犯意聯絡,於民國112年1月11 日下午6時23分許,前往臺北市○○區○○○路00000號由洪圓玉 擔任店長之全聯○○○○店內,由吳詩萍徒手取下商品架上之AR IEL 4D抗菌洗衣膠囊(單盒12入)12盒後置入店內提供之購 物籃,再將之放入其自備之黑白間隔購物袋內,蔡政學則在 旁把風,其等得手後隨即步出全聯○○○○店離去。 二、案經洪圓玉訴由臺北市政府警察局中山分局報告臺灣臺北地 方檢察署檢察官追加起訴。     理 由 一、審理範圍:   上訴人即被告蔡政學上訴後撤回原審判決事實一部分(見本 院卷第77頁),故本院審理範圍為原審判決事實二部分,核 先敘明。 二、認定事實所憑之證據及理由:  ㈠訊據被告固不否認有於上開所示時間,與吳詩萍一同前往全 聯○○店之事實,惟矢口否認有何竊盜犯行,辯稱:我不知道 吳詩萍沒有結帳云云。經查:  ⒈被告與吳詩萍於112年1月11日下午6時23分許,一同前往全聯 ○○○○店乙節,業據證人吳詩萍於偵查中證述在卷(見偵卷第 207頁),且為被告於偵查、原審審理及本院準備程序時所 不爭執(見臺灣臺北地方檢察署112年度偵緝字第1573號卷 第54頁,原審卷第135頁,本院卷第71頁);又於上開時、 地,吳詩萍先徒手取下商品架上之ARIEL 4D抗菌洗衣膠囊( 單盒12入)12盒後置入店內提供之購物籃,再將之放入其自 備之黑白間隔購物袋內,被告與吳詩萍得手後隨即步出全聯 ○○○○店離去等事實,業據證人即告訴人洪圓玉於警詢及偵查 中證述綦詳(見偵卷第55至58頁、第215至217頁),核與證 人吳詩萍於偵查中之證述相符(見偵卷第207頁),並有商 品明細表及監視器錄影畫面截圖存卷可考(見偵卷第61頁、 第17至23頁、第27頁);且經原審勘驗全聯○○店之監視器錄 影畫面確認無誤,有原審勘驗筆錄及附件截圖附卷可參(見 原審卷第133至135頁、第183至193頁),此部分事實,均堪 認定。  ⒉參諸上開監視器錄影畫面勘驗結果略以:「畫面時間18:26 :42至18:27:14畫面結束(IMG_2557.MOV檔案部分):A 男(即被告)將一袋抽取式衛生紙放在B女(即吳詩萍)所 推購物車上之購物籃上方,B女將購物籃內之物品取出觀看 ,之後兩人一前一後朝畫面左方走過去。畫面時間18:32: 42至18:33:10畫面結束(IMG_2565.MOV檔案部分):B女 取出購物籃內之商品後放入其所手提之黑白格紋購物袋內, 再將置於抽取式衛生紙上之商品放入黑色格紋購物袋內,後 將黑色格紋購物袋揹於右肩,再將抽取式衛生紙整袋置放進 購物籃中後,與C童一起朝監視器畫面上方離去。畫面時間1 8:33:44至18:33:48(IMG_2562.MOV檔案部分):畫面 右上角A男、B女與C童三人一同從結帳櫃檯另一側經過」等 節,有原審上開勘驗筆錄及附件截圖存卷可憑(見原審卷第 133至135頁、第183-193頁)。而由上開勘驗結果觀之,在 被告將抽取式衛生紙放置在購物籃上方時,應可看出購物籃 內已有吳詩萍所拿取之如原審判決附表一編號4所示洗衣膠 囊,而吳詩萍將該洗衣膠囊放入其自備之購物袋時,被告雖 不在畫面中,然被告與吳詩萍一同離去時,被告竟未有任何 遲疑,或有任何詢問吳詩萍上開洗衣膠囊是否已經結帳之舉 ,仍與之逕自從結帳櫃檯另一側離去,顯然有違常情。而此 種行為模式,要與一般竊盜共犯間為避免遭查緝所為之分工 ,多推由一人下手行竊,另一人則在旁把風,觀察有無遭他 人察覺之危險,並於得手後快速離開現場之行為模式相符, 可徵被告就此部分犯行與吳詩萍間亦具有犯意聯絡及行為分 擔乙節,要屬明確。  ⒊又被告雖辯稱:當時我先跟我小女兒走出去外面等,我不知 道吳詩萍未結帳云云,然參諸上開監視器錄影畫面,被告係 與吳詩萍一同從結帳櫃檯另一側離去,業如前述,是被告上 開所辯,明顯與監視器錄影畫面勘驗結果不符。是被告前揭 所辯,當屬事後卸責之詞,難認可採。  ㈡綜上,本案事證明確,被告上開犯行均堪認定,應依法論科 。  三、論罪:  ㈠核被告所為,係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。   ㈡被告與吳詩萍就上開犯行,有犯意聯絡及行為分擔,論以共 同正犯。 四、上訴駁回之理由:    ㈠原審認被告之竊盜犯行事證明確予以論罪,量刑部分審酌被 告不循正當途徑獲取所需,企圖不勞而獲,與吳詩萍共同以 上開方式恣意竊取他人之財物,顯然欠缺尊重他人財產權之 觀念,所為殊非可取,併參以被告自陳其為國中畢業之智識 程度、目前從事倉庫管理之工作、須扶養3名未成年子女之 家庭生活狀況,暨被告之犯後態度、犯罪動機、目的、手段 、情節、參與程度等一切情狀,量處有期徒刑4月,如易科 罰金,以新臺幣(下同)1000元折算1日,就沒收部分說明 被告與吳詩萍竊得ARIEL 4D抗菌洗衣膠囊(單盒12入)12盒 ,核屬其等犯罪所得,且未實際合法發還或賠償告訴人,復 依卷内事證,尚無從判斷其等如何分配上開犯罪所得,難逕 認被告就此犯罪所得享有單獨處分權限,依刑法第38條之1 第1項前段、第3項規定,對被告與吳詩萍2人宣告共同沒收 ,併諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,共同追 徵其價額。  ㈡經核原審認事用法並無違誤,就被告量處之刑,諭知易科罰 金之折算標準,及定應執行刑,並無犄重之處,亦無違比例 原則及罪刑相當原則之情,核屬妥適,就未扣案物諭知沒收 、追徵部分,符合法律規定,並無違誤。被告不服原判決提 起上訴,其上訴意旨否認犯罪,其所為辯解均非可採,已如 前述,是被告上訴並無理由,應予駁回。 五、被告經本院合法傳喚,無正當理由不到庭,爰不待其陳述, 為一造辯論判決。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條、第371條,判決如主文。 本案經檢察官江文君追加起訴,檢察官沈念祖到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  1   月  23  日          刑事第十二庭 審判長法 官 許泰誠                    法 官 施育傑                    法 官 魏俊明 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                    書記官 李頤杰 中  華  民  國  114  年  1   月  23  日 附錄:本案論罪科刑法條全文 中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。

2025-01-23

TPHM-113-上易-1779-20250123-1

上易
臺灣高等法院

竊盜等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上易字第2127號 上 訴 人 即 被 告 王念祖 上列上訴人因竊盜等案件,不服臺灣宜蘭地方法院112年度原訴 字第16號、112年度原易字第21號,中華民國113年6月12日第一 審判決(起訴案號:臺灣宜蘭地方檢察署112年度偵字第797號, 移送併辦及追加起訴案號:同署112年度偵字第4398號),針對 量刑提起上訴,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   理 由 一、審理範圍:   上訴人即被告王念祖(下稱被告)明示僅對所犯如原審判決 附表二編號1至10故買贓物罪之刑部分提起上訴(見本院卷 第84頁),至於所犯如原審判決附表一編號8、9侵占漂流物 罪部分,被告並未提起上訴已確定(見原審原易卷二第273 頁),故本件之審理範圍為原審判決附表二編號1至10刑之 部分。 二、上訴駁回之理由:  ㈠被告所犯原審附表二編號1至10之故買贓物罪,原審以行為人 之責任為基礎,審酌被告知悉田英傑、何文德、俞仲恩、黃 駿虎、林德軍等人撿拾之漂流木係屬來歷不明之贓物,仍故 意買受謀取不法利益,間接助長侵占漂流木之行為,且其中 為警扣案之漂流木數量眾多,價值約新臺幣(下同)665,51 9元,此有森林主(副)產物被害價格(山價)查定書在卷 可參(見偵4398卷二第480頁),所幸為警發現而扣得部份 漂流木,並由林務局太平山工作站技術士賴木成領回保管, 有扣押物具領保管單在卷可佐(見偵4398卷二第474頁至第4 79頁),惟念被告犯後坦承犯行,態度尚可,兼衡被告自述 大學畢業之智識程度,與太太同住,入監前無工作,經濟狀 況勉持等一切情狀,量處如原審判決附表二編號1至10「罪 名與宣告刑」欄所示之刑,分別諭知如易科罰金之折算標準 ,定其應執行有期徒刑2年,如易科罰金,以1000元折算1日 。  ㈡本院認原審量刑與整體裁量審酌因子相當,並無犄重之處, 亦無違比例原則及罪刑相當原則之情,定應執行刑部分,亦 核屬妥適。被告上訴理由雖主張原審量刑過重,然原審所量 處之刑度為按法定刑度之最低度刑為基準,原審業已從輕量 刑,況被告上訴後,本案之量刑因子並未因此何具體變動, 故被告上訴請求撤銷原審判決關於其附表二編號1至10刑之 部分而從輕量刑等語,並無理由,應予駁回。 三、被告經本院合法傳喚,無正當理由不到庭,爰不待其陳述, 為一造辯論判決。   據上論斷,應依刑事訴訟法第368條、第371條,判決如主文。 本案經檢察官張鳳清提起公訴、追加起訴、移送併辦,檢察官沈 念祖到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  1   月  23  日          刑事第十二庭 審判長法 官 許泰誠                    法 官 施育傑                    法 官 魏俊明 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                    書記官 李頤杰 中  華  民  國  114  年  1   月  23  日 附錄:本案論罪科刑法條全文 中華民國刑法第349條 (普通贓物罪) 收受、搬運、寄藏、故買贓物或媒介者,處5年以下有期徒刑、 拘役或科或併科50萬元以下罰金。 因贓物變得之財物,以贓物論。

2025-01-23

TPHM-113-上易-2127-20250123-1

上訴
臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第5962號 上 訴 人 即 被 告 蔡建訓 上列上訴人即被告因詐欺等案件,不服臺灣士林地方法院112年 度審金訴字第1148號,中華民國113年2月1日第一審判決(起訴 案號:臺灣士林地方檢察署112年度偵字第25809號、及移送併辦 案號:臺灣新北地方檢察署112年度偵字第65048號),提起上訴 ,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   事實及理由 壹、經本院審理結果,認第一審以上訴人即被告蔡建訓犯如原判 決附表(下稱附表)「原審罪名及宣告刑」欄所示之罪,各 處如附表「原審罪名及宣告刑」欄所示之刑,併依法定應執 行刑有期徒刑1年8月,未扣案之犯罪所得新臺幣(下同)6 仟元沒收(追徵),認事用法及量刑均無不當,應予維持, 並引用第一審判決書記載之事實、證據及理由(如附件)。 貳、被告經本院合法傳喚,無正當理由不到庭,但依其上訴狀所 載以:原審判決過重,被告均坦承犯行,且已供出犯罪上游 ,並有意與人和解,請法院排定調解等語。 參、維持原判決及駁回上訴之理由:   一、被告雖稱其已供出上游,然經本院函詢臺北市政府警察局南 港分局函覆結果:被告雖指認林延松為共犯即上游收水,然 檢視監視器影像已遭覆蓋,且被告於警詢中亦稱因時間久遠 ,無法確定本案向其收取贓款之共犯為林延松,至此查無相 關證據可佐林延松是否涉犯旨揭案件等情,有該分局113年1 1月25日函暨檢附之職務報告足參(本院卷第67頁),是本 案並無因被告供出上游而查獲資料,被告上開主張,為無理 由。 二、被告主張希望與其餘被害人調解云云。然查,被告現因詐欺 等案件,經本院、臺灣臺北、新北、士林、桃園地方法院、 臺灣臺北、新北、士林地方檢察署通緝中,有本院被告前案 紀錄表足佐(本院卷第109至111頁)。又本院於民國113年1 2月25日行審理程序時,被告經合法傳喚未到庭,且本案被 害人共計3人,均未到庭,有報到單足佐(本院卷第113頁) ,足認被告並無與被害人有真誠調解之意,本案被告亦無提 出其他新證據作為量刑之審酌事項。被告上開主張,亦無理 由。 三、新舊法比較:  ㈠刑法第339條之4之加重詐欺罪,在詐欺犯罪危害防制條例民 國113年7月31日制定公布、同年8月2日施行後,其構成要件 及刑度均未變更,而詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條 件(如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新 臺幣(下同)5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑,第44 條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為 態樣之加重其刑規定等),係就刑法第339條之4之罪,於有 各該條之加重處罰事由時,予以加重處罰,係成立另一獨立 之罪名,屬刑法分則加重之性質,此乃被告行為時所無之處 罰,自無新舊法比較之問題,而應依刑法第1條罪刑法定原 則,無溯及既往予以適用之餘地(最高法院113年度台上字 第3358號判決意旨參照)。  ㈡按行為後法律有變更者,適用行為時之法律,但行為後之法 律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2 條第1項定有明文。而同種之刑,以最高度之較長或較多者 為重,最高度相等者,以最低度之較長或較多者為重,同法 第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者,減輕其刑至二分 之一,則為有期徒刑減輕方法,同法第66條前段規定甚明, 而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較,應就罪刑有關 之法定加減原因與加減例等一切情形,綜其全部罪刑之結果 而為比較;刑法上之「必減」,以原刑減輕後最高度至減輕 後最低度為刑量(刑之幅度),「得減」則以原刑最高度至 減輕最低度為刑量,而比較之,此為最高法院統一之見解。 故除法定刑上下限範圍外,因適用法定加重減輕事由而形成 之處斷刑上下限範圍,亦為有利與否之比較範圍,且應以具 體個案分別依照新舊法檢驗,以新舊法運用於該個案之具體 結果,定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動 服務等易刑處分,因牽涉個案量刑裁量之行使,必須已決定 為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後,方就各該 易刑處分部分決定其適用標準,故於決定罪刑之適用時,不 列入比較適用之範圍。又洗錢防制法於113年7月31日修正公 布,修正前洗錢防制法第14條第3項規定:「前二項情形, 不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」該項規定係 105年12月洗錢防制法修正時所增訂,其立法理由係以「洗 錢犯罪之前置重大不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪 之法定刑為低者,為避免洗錢行為被判處比重大不法行為更 重之刑度,有輕重失衡之虞,參酌澳門預防及遏止清洗黑錢 犯罪第3條第6項增訂第3項規定,定明洗錢犯罪之宣告刑不 得超過重大犯罪罪名之法定最重本刑。」是該項規定之性質 ,乃個案宣告刑之範圍限制,而屬科刑規範。以修正前洗錢 防制法第14條第1項洗錢行為之前置重大不法行為係刑法第3 39條之4第1項第1款、第2款之加重詐欺罪為例,其洗錢罪之 法定本刑均為7年以下有期徒刑,其宣告刑雖應受刑法第339 條之4第1項法定最重本刑之限制,但仍同為有期徒刑7年, 此應列為法律變更有利與否比較適用之範圍。再者,關於自 白減刑之規定,修正前同法第16條第2項則規定:「犯前四 條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,減輕其刑。」   112年6月14日修正後(下稱中間時法)規定須「偵查及歷次 審判均自白」始能減刑,113年7月31日修正後,則移列為同 法第23條第3項前段(下稱現行洗錢防制法第23條第3項前段 )「犯前四條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,如有所 得並自動繳交全部所得財物者,減輕其刑。」歷次修正自白 減刑之條件顯有不同,而屬法定減輕事由之條件變更,涉及 處斷刑之形成,亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象 (最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照)。  ㈢本件被告所犯如附表編號一至三刑法第339條之4第1項第2款 之三人以上共同詐欺取財罪,對如附表編號1至3之告訴人或 被害人之犯罪所得未達5百萬元,自無比較新舊法之問題; 又被告於警詢、原審、本院坦承犯罪,且經原審認定犯罪所 得6,000元,被告並無繳交犯罪所得等情,均無適用詐欺犯 罪危害防制條例第47條之規定。  ㈣一般洗錢罪部分:   本案被告就如附表編號一至三所為之一般洗錢犯行,均係於 112年6月16日前犯本案犯行,且其洗錢之財物均未達1億元 ,被告於警詢、原審、本院自白犯行,且有犯罪所得,惟中 間時法規定須「偵查及歷次審判均自白」、現行法規定「犯 前四條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,如有所得並自 動繳交全部所得財物者」始能減刑,其要件較為嚴格,然被 告所犯洗錢之特定犯罪為三人以上共同詐欺取財罪;是依行 為時之洗錢防制法第16條第2項減輕其刑,依所得之處斷刑 為1月以上7年未滿,依中間時之洗錢防制法第16條第2項減 輕其刑,依所得之處斷刑為1月以上7年未滿,依新法並無適 用新法第23條第3項前段之規定,所得之處斷刑為6月以上5 年以下,經比較結果,自以新法有利,此部分均應適用洗錢 防制法第19條第1項後段之規定。然其所犯一般洗錢罪均屬 想像競合犯其中之輕罪,且不生輕罪封鎖效果,上開比較於 科刑並無影響,然就上開均適用行為時洗錢防制法第16條第 2項之減刑事由,均於依刑法第57條量刑時一併衡酌各該部 分減輕其刑事由。 四、原判決同上認定,認被告如附表編號一至三所為,均依想像 競合犯關係,從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財罪刑,並就附表編號一至三部分,均適用 行為時洗錢防制法第16條第2項之減刑事由,均依刑法第57 條量刑時一併衡酌各該部分減輕其刑事由,就其量刑時,已 說明:以行為人之責任為基礎,並審酌被告之素行,有本院 被告前案紀錄表足佐,被告為詐欺集團擔任車手,而依照該 集團之計畫而分擔部分犯行,利用一般民眾對於金融交易之 信賴,作為施詐取財之手段,詐得贓款後,進而著手隱匿詐 欺贓款,造成告訴人林銘智、施棨竣、被害人陳玟蓉等人之 財產損害,更嚴重影響社會治安、交易秩序及人際之信任關 係,所為殊值非難,兼衡其犯後坦認犯罪,然未能與告訴人 及被害人等和解賠償損失,併考量被告參與詐欺集團組織之 程度及分工角色、告訴人及被害人等遭詐之金額,及被告為 高中畢業之智識程度、從事外送員,未婚,無子女,與家人 同住之家庭經濟與生活狀況,暨其犯罪之動機、目的、手段 等一切情狀,分別量處如附表一至三「原審罪名及宣告刑」 欄所示之宣告刑。復衡酌被告於本案各次所為之犯行,相距 間隔密接,且屬參加同一詐欺集團所反覆實施,侵害法益固 非屬於同一人,然基於共同犯意聯絡擔任領款車手而參與各 次犯行之方式並無二致,犯罪類型同一,數罪對法益侵害之 加重效應較低。依上說明,本於罪責相當性之要求,在上述 內、外部性界限範圍內,就本件整體犯罪之非難評價、各行 為彼此間之偶發性、各行為所侵害法益之專屬性或同一性予 以綜合判斷,及斟酌被告犯罪行為之不法與罪責程度、對其 施以矯正之必要性,定其應執行刑有期徒刑1年8月。並就沒 收部分說明:㈠本件被告擔任詐欺集團車手之報酬,係以其 提領金額之3%折抵其所積欠之債務乙節,其所獲抵債之利益 即屬其本案之犯罪所得,依此估算,被告本案犯罪所得應為 6,000元(計算式:20萬元3%),既無實際合法發還或賠償 告訴人及被害人等之情形,該不法利得仍舊保有,自應依刑 法第38條之1第1項前段之規定,予以宣告沒收,併依同條第 3項之規定,諭知沒收(追徵)。㈡被告所領取本案詐欺集團 施詐取得之贓款,均悉數交付詐欺集團成員,且無事證足認 被告確仍有收執該等款項,亦乏證據證明被告與詐欺集團成 員就上開款項享有共同處分權,是尚難將詐欺集團成員自被 告取得之上開款項,認屬本件被告犯罪所獲得之利益,依上 說明,自無從依刑法關於沒收之規定於本案宣告沒收。㈢本 件被告洗錢犯行所收受之金額,均已轉致本案詐欺集團,即 非被告所有,亦未在其實際掌控中,則被告就此部分犯罪所 收受、持有之財物本不具所有權及事實上處分權,自非其所 得管領、處分,即無從依洗錢防制法第18條第1項規定予以 宣告沒收(修正後規定為洗錢防制法第25條第1項,同以洗 錢查獲之財物為義務沒收)等旨。核其所為之論斷,係於法 定刑度範圍之內,予以量定,客觀上並無明顯濫權或失之過 重之情形。末查,原審雖未及論述上開洗錢防制法之新舊法 比較,但比較新舊法後之想像競合從一重適用法律罪名及刑 度,結論並無不同,且原判決已將被告上開洗錢自白列為修 正前洗錢防制法第16條第2項之有利量刑因子,與刑之量定 並無影響,結論並無不合,又雖未論及洗錢防制法第25條第 1項義務沒收,但被告就此並無支配權,若予宣告沒收,因 屬過苛,依刑法38條第2項之規定,不予宣告沒收,結論並 無不合,基於無害瑕疵之審查標準,因此仍不構成撤銷理由 。被告上訴仍執前詞,指摘原判決有上開宣告刑及定應行刑 量刑之違誤,為無理由,應予駁回。 五、被告經合法傳喚,無正當理由不到庭,爰不待其陳述逕行判 決。 據上論斷,應依刑事訴訟法第373條、第368條、第371條,判決 如主文。 本案經檢察官鄭世揚提起公訴,檢察官吳姿函移送併辦,檢察官 陳玉華到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  1   月  22  日          刑事第十二庭 審判長法 官 許泰誠                    法 官 魏俊明                    法 官 鍾雅蘭  以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 許芸蓁 中  華  民  國  114  年  1   月  22  日 附表: 編號 犯罪事實 原審罪名及宣告刑 一 起訴書犯罪事實欄一暨其附表編號1關於告訴人林銘智部分犯行 蔡建訓三人以上共同犯詐欺取財罪,處有期徒刑壹年叁月。 二 起訴書犯罪事實欄一暨其附表編號2關於被害人陳玟蓉部分犯行 蔡建訓三人以上共同犯詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月。 三 起訴書犯罪事實欄一暨其附表編號3及併辦意旨書關於告訴人施棨竣部分犯行 蔡建訓三人以上共同犯詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月。 附件: 臺灣士林地方法院刑事判決 112年度審金訴字第1148號 公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官 被   告 蔡建訓 男民國00年00月00日生           身分證統一編號:Z000000000號           住○○市○○區○○路000巷00弄00號3樓 上列被告因詐欺等案件,經檢察官提起公訴(112年度偵字第258 09號)及移送併辦(臺灣新北地方檢察署112年度偵字第65048號 ),被告於準備程序就被訴事實為有罪之陳述,本院裁定進行簡 式審判程序並判決如下:   主 文 蔡建訓犯如附表各編號所示之加重詐欺取財罪,各處如附表各編 號所示之宣告刑;應執行有期徒刑壹年捌月。 未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元沒收,於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時,追徵其價額。   事實及理由 壹、程序部分: 一、臺灣新北地方檢察署檢察官以112年度偵字第65048號(即附 件二),就被告蔡建訓所涉詐欺等罪嫌移請併案審理部分, 核與本案檢察官起訴如起訴書(即附件一)附表編號3部分 之被害人同一,且屬同一次詐欺、洗錢之社會事實,乃事實 上同一案件,本院自應併予審理。 二、按簡式審判程序之證據調查,不受第159條第1項之限制,刑 事訴訟法第273條之2定有明文,是於行簡式審判程序之案件 ,被告以外之人於審判外之陳述,除有其他不得作為證據之 法定事由外,應認具有證據能力。本件所援引被告蔡建訓以 外之人於審判外之陳述,因本案採行簡式審判程序,復無其 他不得作為證據之法定事由,依上說明,應認均有證據能力 。 貳、實體部分: 一、本件犯罪事實及證據,除均引用檢察官起訴書(如附件一) 及移送併辦意旨書(如附件二)之記載外,證據部分併補充 :被告蔡建訓於審判中之自白(見本院卷第40、68、72、74 頁)。 二、論罪科刑:  ㈠核被告蔡建訓所為,均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三 人以上共同犯詐欺取財罪,及洗錢防制法第14條第1項、第2 條第2款之洗錢罪。其就上開罪行,與暱稱「小偉」、「林 延松」及本案詐欺集團其他不詳成員間,均有犯意聯絡及行 為分擔,俱應論以共同正犯。  ㈡被告上開3次三人以上共同犯詐欺取財及洗錢等罪行,既在同 一犯罪決意及計畫下所為行為,時、地部分合致,且犯罪目 的單一,依一般社會通念,認應評價為一行為方符合刑罰公 平原則,即屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯,均應依刑法 第55條前段之規定,各從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪 處斷。  ㈢再被告上開所犯3次加重詐欺取財犯行,分別侵害不同被害人 之財產法益,其犯意各別,行為互殊,應予分論併罰。  ㈣查被告行為後,洗錢防制法第16條第2項於民國112年6月14日 修正公布,並於同年月00日生效施行,修正前規定「犯前二 條之罪,在偵查或審判中自白者,減輕其刑」,修正後則規 定「犯前四條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,減輕其 刑」,依修正後之規定,被告須「偵查及歷次審判中」均自 白,始能適用該條項減輕其刑,是經比較新舊法結果,修正 後之規定既未較有利於被告,依刑法第2條第1項前段之規定 ,本應適用其行為時即修正前之規定;又想像競合犯之處斷 刑,本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷,乃將想像 競合犯組成之評價上數罪,合併為科刑一罪,其所對應之刑 罰,亦合併其評價上數罪之數法定刑,而為一個處斷刑。易 言之,想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪,論罪時必須輕 、重罪併舉論述,同時宣告所犯各罪名,包括各罪有無加重 、減免其刑之情形,亦應說明論列,量刑時併衡酌輕罪部分 量刑事由,評價始為充足,然後依刑法第55條前段規定「從 一重處斷」,非謂對於其餘各罪可置而不論。因此,法院決 定處斷刑時,雖以其中最重罪名之法定刑,做為裁量之準據 ,惟於裁量其輕重時,仍應將輕罪合併評價在內(最高法院 108年度台上字第4405、4408號判決參照)。本件被告於審 判中既就其所為洗錢犯行均自白不諱(見本院卷第40、68、 72、74頁),依上說明,就被告洗錢部分之犯行,原應依修 正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑,惟其本案犯行 均係從一重論處三人以上共同犯詐欺取財罪,則就其所為洗 錢部分犯行即想像競合輕罪得減輕其刑部分,本院於依刑法 第57條規定量刑時,即應併予審酌。  ㈤爰以行為人之責任為基礎,並審酌被告之素行,此有臺灣高 等法院被告前案紀錄表附卷可按,其為詐欺集團擔任車手, 而依照該集團之計畫而分擔部分犯行,利用一般民眾對於金 融交易之信賴,作為施詐取財之手段,詐得贓款後,進而著 手隱匿詐欺贓款,造成告訴人林銘智、施棨竣、被害人陳玟 蓉等人之財產損害,更嚴重影響社會治安、交易秩序及人我 際之信任關係,所為殊值非難,兼衡其犯後坦認犯罪,然未 能與告訴人及被害人等和解賠償損失,併考量被告參與詐欺 集團組織之程度及分工角色、告訴人及被害人等遭詐之金額 ,及被告為高中畢業之智識程度、從事外送員,未婚,無子 女,與家人同住之家庭經濟與生活狀況,暨其犯罪之動機、 目的、手段等一切情狀,分別量處如主文所示之宣告刑(詳 本判決附表),資為懲儆。復衡酌被告於本案各次所為之犯 行,相距間隔密接,且屬參加同一詐欺集團所反覆實施,侵 害法益固非屬於同一人,然基於共同犯意聯絡擔任領款車手 而參與各次犯行之方式並無二致,犯罪類型同一,數罪對法 益侵害之加重效應較低。依上說明,本於罪責相當性之要求 ,在上述內、外部性界限範圍內,就本件整體犯罪之非難評 價、各行為彼此間之偶發性、各行為所侵害法益之專屬性或 同一性予以綜合判斷,及斟酌被告犯罪行為之不法與罪責程 度、對其施以矯正之必要性,乃就其前揭量處如主文所示之 宣告刑,定其應執行之刑如主文所示。  三、關於沒收部分:  ㈠按犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之;犯罪所得之沒收 ,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額, 刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。又因犯罪 所得之物,以實際所得者為限,苟無所得或尚未取得者,自 無從為沒收追繳之諭知(最高法院89年度台上字第3434號判 決參照)。至共同正犯犯罪所得之沒收、追徵,應就各人所 分得之數為之。所謂各人「所分得」之數,係指各人「對犯 罪所得有事實上之處分權限」而言。因此,若共同正犯各成 員內部間,對於犯罪所得分配明確時,應依各人實際所得宣 告沒收;若共同正犯對於犯罪所得,其個人確無所得或無處 分權限,且與其他成員亦無事實上之共同處分權限者,自不 予諭知沒收(最高法院107年度台上字第2989號判決參照) 。  ㈡本件被告擔任詐欺集團車手之報酬,係以其提領金額之3%折 抵其所積欠之債務乙節,業據被告供明在卷(見偵25809卷 第16頁,新北地檢偵65048卷第54頁,本院卷第40頁),則 其所獲抵債之利益即屬其本案之犯罪所得,依此估算,被告 本案犯罪所得應為新臺幣6,000元(計算式:20萬元3%), 既無實際合法發還或賠償告訴人及被害人等之情形,該不法 利得仍舊保有,自應依刑法第38條之1第1項前段之規定,予 以宣告沒收,併依同條第3項之規定,諭知於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。至被告所領取本案 詐欺集團施詐取得之贓款,均悉數交付詐欺集團成員,而卷 內查無事證足認被告確仍有收執該等款項,此外,亦乏證據 證明被告與詐欺集團成員就上開款項享有共同處分權,是尚 難將詐欺集團成員自被告取得之上開款項,認屬本件被告犯 罪所獲得之利益,依上說明,自無從依刑法關於沒收之規定 於本案宣告沒收。  ㈢另按犯洗錢防制法之洗錢罪,其所移轉、變更、掩飾、隱匿 、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益,沒收之, 洗錢防制法第18條第1項前段固有明文,其立法理由乃為沒 收洗錢行為標的之財物或財產上利益。惟刑罰法令關於沒收 之規定,兼採職權沒收主義與義務沒收主義。職權沒收,係 指法院就屬於被告所有,供犯罪所用、預備用或因犯罪所得 之物,仍得本於職權斟酌是否宣告沒收。義務沒收,則又可 分為絕對義務沒收與相對義務沒收。前者指凡法條有:「不 問屬於犯人與否,沒收之」之特別規定者屬之,法院就此等 物品是否宣告沒收,無斟酌餘地,除已證明滅失者外,不問 屬於犯人與否或有無查扣,均應宣告沒收;後者則係指供犯 罪所用、預備用或因犯罪所得,以屬於被告所有者為限,始 應予以沒收(最高法院96年度台上字第7069號判決參照)。 而上開洗錢防制法關於沒收之條文既未規定「不論屬於犯罪 行為人與否」均沒收之,而採取相對義務沒收主義,自仍以 屬於被告所得管領、處分者為限,始應予以沒收。本件被告 洗錢犯行所收受之金額,均已轉致本案詐欺集團,即非被告 所有,亦未在其實際掌控中,則被告就此部分犯罪所收受、 持有之財物本不具所有權及事實上處分權,自非其所得管領 、處分,即無從依洗錢防制法第18條第1項規定予以宣告沒 收,應併敘明。   據上論結,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1、第2 99條第1項前段、第310條之2、第454條,洗錢防制法第2條第2款 、第14條第1項,刑法第11條、第28條、第339條之4第1項第2款 、第55條、第51條第5款、第38條之1第1項前段、第3項,刑法施 行法第1條之1第1項,判決如主文。 本案經檢察官鄭世揚提起公訴,檢察官吳姿函移送併辦,檢察官 林嘉宏到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  2   月  1   日          刑事第十庭法 官 李冠宜 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。               書記官 蔡英毅 中  華  民  國  113  年  2   月  1   日 附錄:本案論罪科刑法條全文 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科1百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。   前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第2條 本法所稱洗錢,指下列行為: 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追訴 ,而移轉或變更特定犯罪所得。 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 中華民國刑法第55條 (想像競合犯) 一行為而觸犯數罪名者,從一重處斷。但不得科以較輕罪名所定 最輕本刑以下之刑。 附表: 編號 犯罪事實 罪名及宣告刑 一 起訴書犯罪事實欄一暨其附表編號1關於告訴人林銘智部分犯行 蔡建訓三人以上共同犯詐欺取財罪,處有期徒刑壹年叁月。 二 起訴書犯罪事實欄一暨其附表編號2關於被害人陳玟蓉部分犯行 蔡建訓三人以上共同犯詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月。 三 起訴書犯罪事實欄一暨其附表編號3及併辦意旨書關於告訴人施棨竣部分犯行 蔡建訓三人以上共同犯詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月。 附件一: 臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書                   112年度偵字第25809號   被   告 蔡建訓                                         上列被告因詐欺等案件,已經偵查終結,認應該提起公訴,茲將 犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、蔡建訓加入Telegram通訊軟體暱稱「小偉」之人所屬之詐欺 集團,由蔡建訓依「小偉」指示,向「林延松」(另由警追 查)拿取人頭帳戶提款卡,復至提款機提領贓款再轉交給「 林延松」。蔡建訓即與「小偉」、「林延松」等詐欺集團成 員共同意圖為自己不法所有,基於3人以上共犯加重詐欺及 洗錢之犯意聯絡,由該詐欺集團不詳成員假冒網路商家客服 人員之身分,向林銘智、陳玟蓉、施棨竣詐稱「個資外洩, 依指示操作」云云,致其等陷於錯誤,於民國112年6月13日 下午,分別依指示匯款至指定之人頭帳戶(匯款時間、匯款 金額、匯入帳戶,詳附表)。蔡建訓持「林延松」所交付之 人頭帳戶提款卡,於同日17時至19時止,在臺北市○○區○○○ 路00號、50巷1號提款機,提領上開被害人匯入之款項(提 款時間、提款金額、提款地點,詳附表),再將贓款交付給 「林延松」,以此方式掩飾、隱匿該等款項與犯罪之關聯性。 嗣林銘智、陳玟蓉、施棨竣發現遭騙,報警處理,經調閱監 視器影像,循線查獲上情。 二、案經林銘智、施棨竣訴由臺北市政府警察局南港分局報告偵 辦。     證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實: 編號 證據名稱 待證事實 (一) 被告蔡建訓於警詢之供述 坦承上開犯罪事實 (二) 被害人林銘智、陳玟蓉、施棨竣於警詢指訴及附表「匯入帳戶」所示帳戶之交易明細 證明各被害人遭詐欺集團成員詐騙而匯款,且款項匯入後旋遭提領之事實。 (三) ATM監視器畫面擷圖影像 證明被告於附表所示時地,提領贓款之事實。 (四) 本署檢察官追加起訴書(112年度偵字第23135號) 證明被告於112年6月13日,因提領000-000000000000帳戶(即與本件附表編號3匯入帳戶欄相同之帳戶)內贓款,所涉詐欺等犯行,業遭追加起訴之事實 二、核被告蔡建訓所為,係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以 上共同犯詐欺取財,以及違反洗錢防制法第2條第1款、第2 款規定,而應依同法第14條第1項處罰之洗錢等罪嫌。被告 與「小偉」、「林延松」及所屬詐欺集團其他不詳成員間, 有犯意聯絡及行為分擔,請論以共同正犯。被告以一行為同時 觸犯上開2罪名,乃想像競合犯,請依刑法第55條規定,從 一重之三人以上共同犯詐欺取財罪嫌論處,併請依被害人之 人數,論以數罪。被告之犯罪所得,倘於裁判前未能實際合 法發還被害人,併請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒 收,或依同條第3項規定於全部或一部不能沒收或不宜執行 沒收時,追徵其價額。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此 致 臺灣士林地方法院 中  華  民  國  112  年  10  月  19  日                檢  察  官 鄭世揚 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  112  年  10  月  26  日                書  記  官 曾于倫 所犯法條   中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者,處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑,得併科 1 百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具,   對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或   電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第2條 本法所稱洗錢,指下列行為: 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追訴   ,而移轉或變更特定犯罪所得。 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有   權、處分權或其他權益者。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者,處 7 年以下有期徒刑,併科新 臺幣 5 百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表:(日期均112年6月13日,金額均新臺幣【元】) 編號 被害人 匯款時間 匯款金額 匯入帳戶 提款時間 提款金額 提款地點 1 林銘智 17:44 17:49 18:06 00000 00000 00000 000- 00000000000000 17:48 至 18:14 提領8次 計15萬 臺北市○○區○○○路00號、50巷1號 2 陳玟蓉 (未提告) 17:47 19018 3 施棨竣 18:15 18:31 00000 00000 000- 000000000000 18:21 至 18:23 提領3次 計5萬 附件二: 臺灣新北地方檢察署檢察官移送併辦意旨書                   112年度偵字第65048號   被   告 蔡建訓 男 30歲(民國00年00月00日生)             住○○市○○區○○路000巷00弄00              號3樓             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因詐欺等案件,應與貴院審理之112年度審金訴字第114 8號案件(洪股)併案審理,茲敘述犯罪事實及證據並所犯法條 如下: 一、犯罪事實:蔡建訓於民國112年6月13日前之某時許,加入真 實姓名年籍不詳之人所組成之詐欺集團,負責收取詐欺款項 ,與該等詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有,基於3人 以上共犯加重詐欺及洗錢之犯意聯絡,由該詐欺集團不詳成 員假冒網路商家客服人員之身分,向施棨竣詐稱「個資外洩 ,依指示操作」云云,致施棨竣陷於錯誤,於附表所示之時 ,匯款附表所示之金額至附表所示之人頭帳戶。嗣蔡建訓持 不詳之詐欺集團成員所交付之附表所示人頭帳戶提款卡,於 附表所示之時,在附表所示之地,提領上開施棨竣匯入之款 項後,再將贓款交付給不詳之詐欺集團成員,以此方式掩飾 、隱匿該等款項與犯罪之關聯性。嗣施棨竣發現遭騙,報警處 理,經調閱監視器影像,循線查獲上情。案經施棨竣訴由臺 北市政府警察局松山分局報告偵辦。 二、證據: (一)被告蔡建訓於警詢及偵查中之自白。 (二)告訴人施棨竣於警詢中之指述。 (三)告訴人提供之交易明細、附表所示人頭帳戶之交易明細。 (四)臺中市政府警察局第一分局公益派出所受理詐騙帳戶通報警 示簡便格式表。 (五)監視器影像擷取照片。 三、所犯法條:核被告所為,係犯刑法第339條之4第1項第2款加 重詐欺罪嫌、洗錢防制法第2條第2款而犯同法第14條第1項 洗錢罪嫌。被告與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員間,有 犯意聯絡及行為分擔,請以共同正犯論。又被告上開一行為 觸犯數罪名,為想像競合犯,請依刑法第55條規定,從一重 處斷。 四、併案理由:被告因擔任詐欺集團車手,提領同一告訴人、同 一人頭帳戶涉嫌詐欺等罪,經臺灣士林地方檢察署檢察官以 112年度偵字第25809號提起公訴,現由貴院以112年審金訴 字第1148號審理中(下稱前案),此有前案起訴書、刑案資料 查註紀錄表在卷可參。經查,被告於本案所為,係提領同一 告訴人匯入同一人頭帳戶之款項,是此部分與前案法院審理 中之詐欺等犯行,為法律上同一案件,應為前案起訴效力所 及,爰請依法併予審理。   此 致 臺灣士林地方法院 中  華  民  國  112  年  12  月  14  日                檢 察 官 吳姿函 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者,處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑,得併科 1 百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者,處 7 年以下有期徒刑,併科新 臺幣 5 百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表: 告訴人 匯款時間 匯款金額 匯入帳戶 被告提款時間 被告提款金額 被告提款地點 施棨竣 112年6月13日18時15分許 49986元 000-000000000000 112年6月13日18時39分許 20005元 臺北市○○區○○路0段000○0號「國泰世華八德分行」 112年6月13日18時31分許 30000元 112年6月13日18時41分許 9005元

2025-01-22

TPHM-113-上訴-5962-20250122-1

交上訴
臺灣高等法院

過失致死

臺灣高等法院刑事判決 113年度交上訴字第203號 上 訴 人 即 被 告 王建中 選任辯護人 林富貴律師 上列上訴人即被告因過失致死案件,不服臺灣基隆地方法院113 年度交訴字第8號,中華民國113年9月27日第一審判決(起訴案 號:臺灣基隆地方檢察署112年度調偵字第191號、第192號), 提起上訴,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。 王建中緩刑貳年。   理 由 一、本院審理範圍:   按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之,刑 事訴訟法第348條第3項定有明文。原審判決後,經上訴人即 被告王建中提起上訴,且於本院審理時明示僅就原審量刑上 訴之旨(本院卷第72至73頁),依前述說明,本院審理範圍 係以原判決認定之犯罪事實為基礎,審查原審判決之量刑及 裁量審酌事項是否妥適,至於未表明上訴之原判決關於犯罪 事實、罪名部分,非本院審判範圍。 二、被告上訴意旨略以:伊已與告訴人達成和解,並給付全部和 解金額,亦取得告訴人諒解同意給予緩刑機會,請求從輕量 處得易科罰金之刑,或緩刑等語。 三、駁回上訴之理由:  ㈠按量刑之輕重,係屬為裁判之法院得依職權裁量之事項,苟 其量刑已以行為人之責任為基礎,並斟酌刑法第57條所列一 切情狀,在法定刑度內,酌量科刑,如無偏執一端,致明顯 輕重失衡情形,不得遽指為不當或違法。又刑罰之量定屬法 院自由裁量之職權行使,但仍應審酌刑法第57條所列各款事 由及一切情狀,為酌量輕重之標準,並非漫無限制,在同一 犯罪事實與情節,如別無其他加重或減輕之原因,下級法院 量定之刑,亦無過重或失輕之不當情形,則上級法院對於下 級法院之職權行使,原則上應予尊重。  ㈡原判決就被告如其事實欄所犯刑法第276條過失致死罪,已說 明被告符合同法第62條自首之減刑規定,就其刑之裁量,已 說明:審酌被告自陳高職畢業之智識程度、目前從事廚師工 作,已婚,育有2名成年子女,家境小康,父母健在,需其 扶養等家庭生活經濟狀況,其過失行為造成被害人發生死亡 之結果,寶貴之生命遭剝奪,令被害人之家屬終生傷痛難癒 ,且尚未與被害人家屬達成和解,賠償彼等所受損害,而徵 得彼等原諒,及其犯後態度等一切情狀,量處有期徒刑8月 等旨。核其所為之論斷,係於法定刑度範圍之內,予以量定 ,客觀上並無明顯濫權或失之過重之情形,或違反比例原則 之情形。  ㈢被告雖於案發後另於基隆地院基隆簡易庭與告訴人以新臺幣2 85萬元達成和解,全數給付完畢,有和解筆錄、匯款資料足 佐(本院卷第47至49、63頁)。然刑法第276條法定刑為5年 以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金,依上開規定減刑所 得之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上至4年11月,既未逾法定 刑度,亦無量刑輕重相差懸殊等裁量權濫用,或違反比例原 則之情形。足認原判決已充分斟酌客觀上之適當性、相當性 及必要性要求,難認原判決量刑有何不當。被告提起上訴主 張其已與告訴人達成和解,且已全額賠償為由,請求改判處 可得易罰金之刑,為無理由,應予駁回。  四、查被告前未有犯罪紀錄,有本院被告前案紀錄表可憑,素行 尚佳,其因一時失慮,而疏縱本案犬隻任意奔走竄入車道,   被害人閃避不及,致罹刑典,且於偵查、審理坦承犯行,並 與告訴人成立和解,已全部給付完畢,且告訴代理人於民事 侵權行為損害賠償案件中表示:若被告如數依和解筆錄給付 告訴人,願意給被告自新的緩刑機會等語(本院卷第51頁) ,足見被告確有悔意,且有實際修復作為,並取得告訴人諒 解,是審酌全案情節,認屬偶發性犯罪,本案對被告所宣告 之刑,以暫不執行為適當,爰依刑法第74條第1項第1款規定 ,併予宣告緩刑2年,以勵自新。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條,刑法第74條第1項第1款, 判決如主文。  本案經檢察官黃嘉妮、李承晏提起公訴,檢察官陳玉華到庭執行 職務。 中  華  民  國  114  年  1   月  22  日          刑事第十二庭 審判長法 官 許泰誠                    法 官 魏俊明                    法 官 鍾雅蘭  以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 許芸蓁 中  華  民  國  114  年  1   月  22  日

2025-01-22

TPHM-113-交上訴-203-20250122-1

上易
臺灣高等法院

詐欺

臺灣高等法院刑事判決 113年度上易字第2175號 上 訴 人 即 被 告 洪浚祐 上列上訴人即被告因詐欺案件,不服臺灣新竹地方法院113年度 易字第195號,中華民國113年8月30日第一審判決(起訴案號: 臺灣新竹地方檢察署112年度偵字第17189號),提起上訴,本院 判決如下:   主 文 上訴駁回。   理 由 一、本院審理範圍:   按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之,刑 事訴訟法第348條第3項定有明文。原審判決後,經上訴人即 被告洪浚祐提起上訴,且於本院審理時明示僅就原審量刑上 訴之旨(本院卷第45頁),依前述說明,本院審理範圍係以 原判決認定之犯罪事實為基礎,審查原審判決之量刑及裁量 審酌事項是否妥適,至於未表明上訴之原判決關於犯罪事實 、罪名、沒收部分,非本院審判範圍。 二、被告上訴意旨略以:伊因工作不順、住處要被拆除,也將告 訴人帳戶資料弄丟,才無法準時還款,並非無誠意解決。伊 現在桃園做拉電纜工作,下禮拜會發薪新臺幣(下同)4萬 多元,如有收到錢就會還給告訴人,伊也可以先還給告訴人 聲請強制執行之費用云云。 三、維持原判決及駁回上訴之理由:  ㈠按量刑之輕重,係屬為裁判之法院得依職權裁量之事項,苟 其量刑已以行為人之責任為基礎,並斟酌刑法第57條所列一 切情狀,在法定刑度內,酌量科刑,如無偏執一端,致明顯 輕重失衡情形,不得遽指為不當或違法。又刑罰之量定屬法 院自由裁量之職權行使,但仍應審酌刑法第57條所列各款事 由及一切情狀,為酌量輕重之標準,並非漫無限制,在同一 犯罪事實與情節,如別無其他加重或減輕之原因,下級法院 量定之刑,亦無過重或失輕之不當情形,則上級法院對於下 級法院之職權行使,原則上應予尊重。       ㈡原判決就被告如其事實欄所犯刑法第339條第1項詐欺取財罪 ,就其刑之裁量,已說明:以行為人之責任為基礎,審酌被 告不思以正途取財,竟向告訴人謊稱可投資獲利,利用告訴 人對其之信任,數度要求告訴人交付款項,致告訴人陷於錯 誤,陸續交付共計新臺幣(下同)341萬9628元之款項,所 受財產損害甚鉅,並考量被告有無賠償告訴人之情形,審酌 被告於犯後均坦承之態度,暨兼衡其自陳之智識程度、家庭 經濟狀況等一切情狀,量處有期徒刑2年等旨。核其所為之 論斷,係於法定刑度範圍之內,予以量定,客觀上並無明顯 濫權或失之過重之情形。又依刑法第339條之法定刑為5年以 下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金,且量處之宣 告刑有期徒刑2年,係在法定刑度內量處,與被告所犯上情 相較,並無被告所指恣意過重情事。又被告亦未提供有利新 的量刑因子,自無從執為有利被告之認定。被告執前詞提起 上訴,指摘原判決就刑之部分量刑過重有所違誤,為無理由 ,應予駁回。末查,檢察官起訴書已指明被告構成累犯之前 階段事實,原審雖未及論述被告因犯公共危險案件,於民國 109年5月21日易科罰金執行完畢,構成累犯,惟因與本案罪 質顯不相同,難以據此認定被告有刑罰反應力薄弱之情,故 參酌釋字第775號意旨,爰不依刑法第47條第1項規定加重其 刑審酌,且此負面量刑因子,亦未據公訴人主張,可見於判 決結果無影響,基於無害瑕疵之審查標準,因此仍不構成撤 銷理由,附此敘明。又告訴人於本院審理時請求改判被告有 期徒刑5年,然本案僅被告就量刑上訴,檢察官並無上訴, 且無其他量刑加重事由,依不利益變更禁止原則,自無許對 被告從重量刑,告訴人所求自無從准予。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。  本案經檢察官張馨尹提起公訴,由檢察官陳玉華到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  1   月  22  日          刑事第十二庭 審判長法 官 許泰誠                    法 官 魏俊明                    法 官 鍾雅蘭  以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                    書記官 許芸蓁 中  華  民  國  114  年  1   月  22  日

2025-01-22

TPHM-113-上易-2175-20250122-1

臺灣高等法院

聲請具保停止羈押

臺灣高等法院刑事裁定 114年度聲字第170號 聲 請 人 即 被 告 莊子鋐 上列被告因本院112年度上訴字第2106號詐欺等案件,聲請具保 停止羈押,本院裁定如下:   主 文 聲請駁回。   理 由 一、聲請意旨略以:  ㈠聲請人即被告莊子鋐(下稱被告)於民國108年10月23日自行 至臺灣桃園地方檢察署執行6年10月之刑期,於113年11月28 日執行完畢。被告均有準時到庭,且本案經原審於108年2月 准予交保新臺幣(下同)5萬元,迄今已經5年多時間,沒有 任何逃亡想法,在外役監服刑時,有返家探視機會,也都準 時至警察局報到,準時回監執行,足認被告並無逃亡想法及 行為。  ㈡被告於107年11月1日至108年2月遭羈押禁見,交保出所後, 均無犯下任何刑事案件,足以證明被告沒有反覆實施同一罪 想法及行為。  ㈢被告於另案入監執行5年多,已深感後悔,父母也期待其返家 ,希望能准予交保,讓其早日回家盡孝道,不要在讓父母失 望,也希望能回家過年,母親有糖尿病需要照顧,父親也願 意督促本人準備到庭,並保證不會有逃亡及再犯情事,本人 也願意每日至警局報到、限制出境、出海等語。 二、被告經法官訊問後,認為犯罪嫌疑重大,而有逃亡或有事實 足認為有逃亡之虞者,非予羈押,顯難進行追訴、審判或執 行者,得羈押之,刑事訴訟法第101條第1項定有明文。又犯 加重詐欺罪嫌疑重大,有事實足認有反覆實行同一犯罪之虞 ,而有羈押之必要,得羈押之,刑事訴訟法第101條之1第1 項第7款定有明文。再按羈押之目的在於確保刑事偵查、審 判程序之完成,以及刑事執行之保全或預防反覆實施特定犯 罪。羈押中之被告,除有刑事訴訟法第114條各款所列情形 之一具保聲請停止羈押,不得駁回外,其他應否許可停止羈 押,法院本有斟酌訴訟進行程度及其他情事予以裁量之權。 故審酌被告有無羈押之必要,除被告犯罪嫌疑已屬重大外, 自當基於訴訟進行程度、犯罪性質、犯罪實際情狀及其他一 切情事,審慎斟酌有無上開保全或預防目的,依職權妥適裁 量,俾能兼顧國家刑事追訴、刑罰權之順暢執行及人權保障 。   三、經查:  ㈠被告所犯原判決如附表一(下稱附表一)編號1、2、7至9、1 2至25、30至39、45至47、49、56、57、61至64、79至88、9 5所示之罪,經原審法院以109年度訴字第1267號、110年度 金訴字第402號判決判處如附表一編號1、2、7至9、12至25 、30至39、45至47、49、56、57、61至64、79至88、95主文 欄所示之刑及沒收。得易科罰金之罪,應執行有期徒刑1年 ,如易科罰金,以新臺幣1仟元折算壹日;不得易科罰金之 罪,應執行有期徒刑4年,且被告另犯如附表一編號3、4、2 6至28、40至44、48、50至55、58至60、66、92至94之犯行 ,雖經原審法院均判決無罪,亦經檢察官提起上訴,足認被 告犯罪嫌疑重大。被告遇此等罪名之追訴與審判,事理上確 有逃亡避責之高度可能性,非予羈押,顯難進行審判或執行 。又被告犯多次詐欺案件,有事實足認有反覆實行同一犯罪 之虞,而有刑事訴訟法第101條第1項第1款、第101條第1項 第7款規定所列之羈押之事由,非予羈押,顯難進行審判、 執行程序,有羈押之原因及必要,自民國113年11月28日起 裁定執行羈押在案。且即令諭知具保及其他強制處分,仍不 足以確保將來審判或執行程序之順利進行,且難以防止被告 反覆再犯,本案羈押原因依然存在,且仍有繼續羈押之必要 。  ㈡被告主張其無逃亡及反覆實施同一犯罪云云。然被告經依檢 察官提起公訴,其所犯本案之罪,共計92罪,雖經原判決分 別判決判處部分有罪、部分無罪,其中有罪部分,判決判處 得易科罰金之罪,應執行有期徒刑1年、不得易科罰金之罪 ,應執行有期徒刑4年,惟均經檢察官、被告提起上訴,且 被告於本院就原判決判處有罪部分,部分又改否認犯行,基 於人性趨吉避凶之本性使然,而認有相當理由認被告可能爲 逃避偵查、審理而逃亡之動機。又被告所犯上開多次詐欺案 件,已有事實足認有反覆實行同一犯罪之虞,是被告主張其 無逃亡及反覆實行同一犯罪等情,並不可採。  ㈢至被告稱希望早日返家盡孝道、照顧母親,希以其他替代手 段,取代羈押之處分,即可防免被告逃亡等情,此與羈押原 因是否消滅及有無繼續羈押必要,並無必然關係,亦尚不影 響上開結果之判斷。又被告並無刑事訴訟法第114條不得駁 回具保聲請之事由存在。聲請意旨請求准許被告具保停止羈 押乙節,尚無從推翻被告仍有羈押原因及必要性之認定,自 無從准許。  據上論斷,依刑事訴訟法第220條,裁定如主文。   中  華  民  國  114  年  1  月   22  日          刑事第十二庭 審判長法 官 許泰誠                    法 官 魏俊明                    法 官 鍾雅蘭  以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受送達後十日內向本院提出抗告狀。                    書記官 許芸蓁 中  華  民  國  114  年  1   月  22  日

2025-01-22

TPHM-114-聲-170-20250122-1

上易
臺灣高等法院

傷害

臺灣高等法院刑事判決 113年度上易字第2005號 上 訴 人 即 被 告 王品鈞 上列上訴人即被告因傷害案件,不服臺灣士林地方法院113年度 易字第349號,中華民國113年9月10日第一審判決(起訴案號: 臺灣士林地方檢察署113年度偵字第6117號),提起上訴,本院 判決如下:   主 文 上訴駁回。          事實及理由 一、經本院審理結果,認原判決以上訴人即被告王品鈞所為,係 犯刑法第277條第1項之傷害罪,判處有期徒刑2月,並諭知 易科罰金折算之標準為新臺幣1,000元折算1日,核其認事用 法、量刑均無違法或不當,應予維持,並引用第一審判決書 記載之事實、證據及理由(如附件)。 二、被告上訴意旨略以:    ㈠依現場監視器畫面所示,被告沒有打告訴人陳台英之頭部, 告訴人指稱被告以徒手方式毆打其頭部,悖於事實,而不可 採。又依監視器畫面所示,告訴人之頭部及面部並沒有撞擊 到牆壁,又告訴人斯時頭戴「鴨舌帽」,雖因其遭被告推擠 而前傾時,其鴨舌帽前方之帽簷會頂到牆壁,可避免其頭部 撞擊牆壁,故監視器畫面僅見告訴人頭部前後晃動,而未見 有頭部撞擊牆壁之情形。告訴人提出之診斷證明書雖記載「 頭部外傷併腦震盪、疑似左肩部撞傷、疑頭部軟組織損傷」 等傷害,其中「頭部外傷併腦震盪」部分,惟告訴人之頭部 並未撞到牆壁,其受傷位置為何?實際成因顯有疑義。「疑 似左肩部撞傷」部分,監視器畫面中告訴人之左肩部並未撞 擊任何物品,如何能有「撞傷」?且臺北市立聯合醫院陽明 院區之診斷證明書記載為「疑似」,顯見醫師亦無法確定傷 勢之成因,究竟受傷位置是左肩前方?後方?實際成因為何 ?均有詳查釐清之必要性。「疑頭部軟組織損傷」部分,告 訴人之頭部因有鴨舌帽之帽簷在前而無實際撞擊牆壁之情事 ,究竟有無頭部軟組織損傷?受傷位置?受傷原因為何?均 有疑問而應予查明。綜合上述,被告雖有推擠告訴人之動作 ,惟告訴人之傷勢是否為被告之傷勢所致?則容有合理懷疑 ,應為有利於被告之認定。  ㈡被告罹有「思覺失調症」且有「妄想合併暴力」之病症,前 曾於國防醫學院三軍總醫院北投分院進行治療,因缺乏病識 感而於數次居家精神治療後中止。請審酌被告因罹有「思覺 失調症」,於行為時判斷行為違法性及控制行為之能力較一 般正常人低落,依刑法第19條第2項之規定減輕其刑。 三、駁回上訴之理由:    ㈠證人即告訴人於警詢、偵查證稱:被告不讓我出電梯,便與 我發生衝突,被告以徒手方式打我頭,推我撞牆等語。此與 原審當庭勘驗現場監視器畫面結果:告訴人搭乘電梯至1樓 ,電梯門開啟,被告隨即擋住電梯出入口,疑似對告訴人叫 罵,並大力踢電梯門。於告訴人欲從被告及電梯間縫隙通過 時,被告立刻抬起左側手肘阻擋告訴人,同時側身以右拳推 告訴人左側頸肩部,將告訴人往外推,再以雙手用力朝牆壁 推告訴人左側肩部,使告訴人被迫先以雙手撐牆,再以頭、 面部大力往牆壁方向晃動後反彈,嗣又遭被告以雙手推擠至 牆邊等節相符,足認告訴人所證,應為真實。且綜合告訴人 上開所證情節與原審勘驗結果互核以觀,可認被告以右拳推 告訴人左側頸肩部、以雙手用力朝牆壁推告訴人左側肩部、 告訴人先以雙手撐牆,再以「頭、面部大力往牆壁方向晃動 後反彈」、「被告以雙手推擠(告訴人)至牆邊」等動作, 已使告訴人左側肩部、頭部、面部均有碰撞牆壁,此與告訴 人提出之診斷證明書所載告訴人受有「頭部外傷併腦震盪」 等節相符,亦與告訴人於112年2月5日就醫時,已陳述其於1 12年1月31日遭遇外力傷害所致,目前而有頭暈、頭痛等症 狀,告訴人囑訴受傷害之症狀與客觀事實相符,且告訴人為 近70歲之人,被告既有推擠其頭部撞擊牆壁,其囑訴有頭暈 、頭痛現象,並非不可採信。且無證據顯示,告訴人在本案 後,受有其他傷害,而誣指被告情事。又告訴人與被告為鄰 居,且無嫌隙,亦具結擔保證詞之可信性,應無自陷於罪之 理。是告訴人指訴被告以徒手推其碰撞牆壁等節,應可採信 。被告辯稱未以徒手打告訴人頭部,告訴人頭部無撞擊牆壁 等情,並不足採。至被告爭執告訴人提出之診斷證明書所載 之「疑似左肩部撞傷」、「疑頭部軟組織損傷」傷勢,與本 案無直接關聯,惟此部分未據檢察官起訴,原審亦未認定本 案被告傷害告訴人有造成此一傷害情事,被告對未認定之事 實爭執,亦無理由。    ㈡被告主張其因患有「思覺失調症」且有「妄想合併暴力」之 病症,前曾於國防醫學院三軍總醫院北投分院進行治療,並 提出三軍總醫院北投分院門診病歷摘要,認其犯本案之情節 ,有刑法第19條第2項之減輕事由等語,惟觀諸其上開病歷 摘要所述:1.其因妄想合併暴力於109年7月14日至同年9月1 0日住院治療。2.出院後服藥順從性不佳,缺乏病識感,僅 於109年10月19日回診一次。3.109年11月10日、12月9日、1 2月24日及110年1月25日接受本院居家精神治療。之後因個 案拒絕治療而中止等節,而應適用刑法第19條第2項之規定 減輕其刑。然查,被告提出之上開病歷摘要係其自109年7月 至110年1月25日之治療情形,而本案犯罪時間為113年1月31 日,兩者相隔3年之久,尚無從認定兩者間具有關連性,且 被告亦無提出於本案犯罪事實時之就診治療之相關資料足參 ,俱屬一己之陳述主張,並無任何事證可佐,自難認有刑法 第19條第2項之減輕事由,亦非得再為更有利審酌之量刑因 子。是被告上開主張,亦無理由。  ㈢原判決同上認定,認被告所犯刑法第277條第1項傷害罪之犯 罪事證明確,據以論罪科刑,並以行為人之責任為基礎,審 酌被告僅因與告訴人口角衝突,竟不思理性溝通,未能控制 衝動之情緒即徒手推撞告訴人,所為實屬不該;兼衡其犯後 始終否認犯行,未與告訴人達成和解獲取諒解,及其犯罪之 動機、手段、目的、告訴人所受傷害、無刑事前案紀錄之素 行,暨其於自陳碩士畢業之智識程度、目前待業中、未婚、 無子女之家庭生活及經濟狀況等一切情狀,量處有期徒刑2 月,並諭知易科罰金之折算標準等旨。已詳述其所憑證據及 認定之理由,核其所為之論斷,係於法定刑度範圍之內,予 以量定,客觀上並無明顯濫權或失之過重之情形。被告上訴 否認犯行,指摘原判決上開違誤之處,請求改判無罪,為無 理由,應予駁回。  據上論斷,應依刑事訴訟法第368條、第373條,判決如主文。  本案經檢察官蔡東利提起公訴,檢察官陳玉華到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  1   月  22  日          刑事第十二庭 審判長法 官 許泰誠                    法 官 魏俊明                    法 官 鍾雅蘭  以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                    書記官 許芸蓁 中  華  民  國  114  年  1   月  22  日 附件: 臺灣士林地方法院刑事判決 113年度易字第349號 公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官 被   告 王品鈞 男 民國00年0月0日生           身分證統一編號:Z000000000號           住○○市○○區○○街00巷0○0號5樓 上列被告因傷害案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第6117 號),本院判決如下:   主 文 王品鈞犯傷害罪,處有期徒刑貳月,如易科罰金,以新臺幣壹仟 元折算壹日。   犯罪事實 一、王品鈞與陳台英為臺北市○○區○○街00巷0○0號上下樓層之鄰 居,雙方於民國113年1月31日19時33分許,在上開地址搭乘 電梯而發生爭執,王品鈞乃基於傷害之犯意,徒手推陳台英 ,致陳台英碰撞牆壁而受有頭部外傷併腦震盪之傷害。 二、案經陳台英訴由臺北市政府警察局士林分局報告臺灣士林地 方檢察署檢察官偵查起訴。   理 由 壹、程序方面      本件判決所引之被告王品鈞以外之人於審判外陳述之證據能 力,當事人同意作為證據(本院卷第28至30頁),且迄於本 院言詞辯論終結時,復未聲明異議(本院卷第82至84頁), 經本院審酌該等證據之作成情況,核無違法取證或其他瑕疵 ,以之作為證據應屬適當,依刑事訴訟法第159條之5規定, 認有證據能力。又其餘認定本案犯罪事實之非供述證據,查 無違反法定程序取得之情,依刑事訴訟法第158條之4規定反 面解釋,具有證據能力。  貳、實體方面 一、認定犯罪事實所憑之證據及認定之理由:   訊據被告矢口否認有何傷害犯行,辯稱:電梯一開告訴人陳 台英一直擋在面前,我詢問告訴人可不可以不要跟蹤我,並 請她離開電梯,她就要衝出來,我就把她往後撥開、往旁邊 移開,她只有扶著牆壁,我認為她沒有受傷等語。經查:  ㈠被告有於上開時、地徒手推撞告訴人之事實,業據證人即告 訴人陳台英於警詢、偵查中證稱:我於住家欲搭乘電梯自6 樓到1樓,在1樓電梯口處遇到被告,被告不讓我出電梯,便 與我發生衝突,被告以徒手方式打我頭,推我撞牆,我當下 非常害怕,大喊救命等語明確(見偵卷第16、57頁),復經 本院當庭勘驗現場監視器畫面,可見告訴人搭乘電梯至1樓 ,電梯門開啟,被告隨即擋住電梯出入口,疑似對告訴人叫 罵,並大力踢電梯門。於告訴人欲從被告及電梯間縫隙通過 時,被告立刻抬起左側手肘阻擋告訴人,同時側身以右拳推 告訴人左側頸肩部,將告訴人往外推,再以雙手用力朝牆壁 推告訴人左側肩部,使告訴人被迫先以雙手撐牆,再以頭、 面部大力往牆壁方向晃動後反彈,嗣又遭被告以雙手推擠至 牆邊乙情,有本院113年7月12日勘驗筆錄及附件在卷可證( 見本院卷第24至28、33至57頁),核與告訴人前開證述相符 ,應足以補強告訴人證述甚明,堪信被告確有於上開時地, 以徒手方式推告訴人,致告訴人碰撞牆壁。  ㈡又告訴人於案發後前往醫院就診,經診斷受有頭部外傷併腦 震盪、疑似左肩部撞傷、疑頭部軟組織損傷等傷害,有臺北 市立聯合醫院陽明院區診斷證明書在卷可證(見偵卷第19頁 ),亦與告訴人證稱遭被告以徒手毆打頭部、推撞牆壁所受 傷勢部位吻合,益徵告訴人所言並非憑空捏造,足認告訴人 所受頭部外傷併腦震盪之傷害係因被告之傷害行為所致。  ㈢綜上所述,被告所辯未傷害告訴人云云,應係臨訟卸責之詞 ,不足採信。本件事證明確,被告上開傷害犯行,堪予認定 ,應依法論罪科刑。 二、論罪之法律適用及量刑之審酌情形:  ㈠核被告所為,係犯刑法第277條第1項之傷害罪。  ㈡爰以行為人之責任為基礎,審酌被告僅因與告訴人口角衝突 ,竟不思理性溝通,未能控制衝動之情緒即徒手推撞告訴人 ,所為實屬不該;兼衡其犯後始終否認犯行,未與告訴人達 成和解獲取諒解,及其犯罪之動機、手段、目的、告訴人所 受傷害、無刑事前案紀錄之素行(見臺灣高等法院被告前案 紀錄表),暨其於本院自陳碩士畢業之智識程度、目前待業 中、未婚、無子女之家庭生活及經濟狀況(見本院卷第85頁 )等一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折 算標準。  據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段(依刑事判決精簡 原則,僅記載程序法條文),判決如主文。 本案由檢察官蔡東利提起公訴,檢察官林嘉宏到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  9   月  10  日          刑事第八庭 審判長法 官 李世華                   法 官 李嘉慧                   法 官 李容萱 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(須按他造當事人之人數附繕本),切勿逕 送上級法院。                   書記官 葉書毓 中  華  民  國  113  年  9   月  10  日 附錄本判決論罪之法律條文: 中華民國刑法第277條 傷害人之身體或健康者,處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元 以下罰金。 犯前項之罪,因而致人於死者,處無期徒刑或七年以上有期徒刑 ;致重傷者,處三年以上十年以下有期徒刑。

2025-01-22

TPHM-113-上易-2005-20250122-1

軍上訴
臺灣高等法院

偽造文書等

臺灣高等法院刑事判決 113年度軍上訴字第12號 上 訴 人 即 被 告 盧永榮 選任辯護人 鄭家旻律師 林志忠律師 上列上訴人即被告因偽造文書等案件,不服臺灣臺北地方法院11 3年度軍訴字第1號,中華民國113年9月12日第一審判決(起訴案 號:臺灣臺北地方檢察署111年度偵字第17169號),提起上訴, 本院判決如下:   主 文 上訴駁回。 盧永榮緩刑貳年。   理 由 一、本院審理範圍:   按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之,刑 事訴訟法第348條第3項定有明文。原審判決後,經上訴人即 被告盧永榮提起上訴,且於本院審理時明示僅就原審量刑上 訴之旨(本院卷第108至109、132至133頁),依前述說明, 本院審理範圍係以原判決認定之犯罪事實為基礎,審查原審 判決之量刑及裁量審酌事項是否妥適,至於未表明上訴之原 判決關於犯罪事實、罪名部分,非本院審判範圍。 二、被告上訴意旨略以:伊坦承犯行,已深刻反省,其於本案所 為確有不該。又因本案其已受調職、行政懲處,並遭通知於 民國113年11月11日退伍,且於原審判處罪刑後,於113年度 考績「品德」項目,評為「丙上」,審核績等項目評為「丙 上」,喪失領取該年度考績獎金,且迄今未能覓得其他工作 機會,現患有壓力障礙、失眠、焦慮憂鬱等情緒障礙、社交 退縮與障礙等情,請求從輕量刑,並給予緩刑機會等語。 三、駁回上訴之理由:  ㈠按量刑之輕重,係屬為裁判之法院得依職權裁量之事項,苟 其量刑已以行為人之責任為基礎,並斟酌刑法第57條所列一 切情狀,在法定刑度內,酌量科刑,如無偏執一端,致明顯 輕重失衡情形,不得遽指為不當或違法。又刑罰之量定屬法 院自由裁量之職權行使,但仍應審酌刑法第57條所列各款事 由及一切情狀,為酌量輕重之標準,並非漫無限制,在同一 犯罪事實與情節,如別無其他加重或減輕之原因,下級法院 量定之刑,亦無過重或失輕之不當情形,則上級法院對於下 級法院之職權行使,原則上應予尊重。  ㈡原判決就被告如其事實欄所犯陸海空軍刑法第76條第1項第4 款、刑法第213條之公務員登載不實罪,依刑法第213條之公 務員登載不實罪處罰,就其刑之裁量,已說明:以行為人之 責任為基礎,審酌被告係現役軍人(現已退伍),未能遵守 軍紀,竟為使謝靜華之體技能鑑測成績合格,而指示屬官為 不實之成績登載,致生損害於特勤中心對人員體能鑑測管理 、職務調配之正確性;犯後雖曾坦承犯行,嗣又否認犯行, 態度不佳;兼衡被告並無前科,素行良好,以及碩士畢業之 智識程度、自述小康之家庭經濟狀況等一切情狀,就其所犯 量處有期徒刑1年3月等旨。核其所為之論斷,係於法定刑度 範圍之內,予以量定,客觀上並無明顯濫權或失之過重之情 形,或違反比例原則之情形。  ㈢又被告行為是為現役軍人,其所犯上開之罪,依刑法第213條 之公務員登載不實罪處罰,其法定刑為1年以上7年以下有期 徒刑,原審量處之宣告刑有期徒刑1年3月,係在法定刑度內 ,且依低度刑為基準量處,故雖被告於本院改坦承犯行,然 審酌被告所犯上情相較,並無被告所指恣意過重情事,已難 再更為有利之裁量。被告執前詞提起上訴,指摘原判決就刑 之部分裁量不當,為無理由,應予駁回。 四、緩刑:  ㈠量刑評價之視角不僅限於「應報」、「一般預防」及「特別 預防」等傳統刑罰目的,尚應考量「修復式司法」、「社會 復歸可能性」及「其他處遇措施」,亦即法院應以廣義量刑 目的之角度,考量關係修補、實質賠償或補償及犯罪原因消 除等面向,綜合法院所能運用的刑罰手段,以回應個案犯罪 ,並有效使用刑罰以外的其他處遇方案,以達成多元量刑之 目的。而緩刑制度是附隨於有罪判決的非機構式刑事處遇, 其主要目的在於使受有罪判決之人重新回歸社會正常生活, 亦即以「特別預防」、「社會復歸可能性」及「修復式司法 」為首要考量的刑罰以外處遇方案。  ㈡被告於案發時雖擔任本案體技能鑑測之督察官,對於鑑測之 實施有督導之權,且鑑測成績登記冊亦須經其簽章,則其為 使謝靜華之體技能鑑測成績合格,而指示屬官許正杰為不實 之成績登載,雖有違軍紀,亦致生損害於特勤中心對人員體 能鑑測管理、職務調配之正確性,行為固該非難,惟被告於 本院終能坦承犯行,面對己非,參酌被告於本案案發後受有 調離原職及記過等行政懲處,並經通知令於113年11月11日0 時退伍,已因本案而斷送其軍旅生涯;且被告於原審有罪判 決後,其113年度考績「品德」項目,評為「丙上」,審核 績等項目評為「丙上」,喪失領取該年度考績獎金(本院卷 第99頁),其所受行政懲處,難謂非輕,又因本案退伍後, 迄今未能覓得其他工作機會,並患有壓力障礙、失眠、焦慮 憂鬱等情緒障礙、社交退縮與障礙,有楊聰才診所診斷證明 書足佐(本院卷第75頁),綜合上開事證,可認被告已知悉 其所為不僅影響國軍形象,亦造成其軍旅生涯終止,不可補 救之錯誤,其自身有深切反省,已知所警惕。上情俱為原審 未及就被告刑之替代處遇裁量審酌情事。  ㈢參以被告並無犯罪紀錄,有本院被告前案紀錄表可按,素行 尚佳,其因一時失慮,本案屬利用工作職務機會犯罪,審酌 全案情節,認屬偶發性犯罪,雖被告迄至本院始坦承犯行, 然其因本案受有上開調職、行政懲處、命令退休、審核績等 評為「丙上」等情,已如前述,本院審酌上情,認被告經此 偵審科刑之教訓後,當知警惕,刑罰目的已達,認上開原審 所宣告之刑以暫不執行為當,爰依刑法第74條第1項第1款之 規定諭知緩刑2年。    據上論斷,應依刑事訴訟法第368條,刑法第74條第1項第1款, 判決如主文。  本案經檢察官郭進昌提起公訴,檢察官陳玉華到庭執行職務。  中  華  民  國  114  年  1   月  22  日          刑事第十二庭 審判長法 官 許泰誠                    法 官 魏俊明                    法 官 鍾雅蘭  以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 許芸蓁 中  華  民  國  114  年  1   月  22  日

2025-01-22

TPHM-113-軍上訴-12-20250122-1

原上訴
臺灣高等法院

妨害秩序等

臺灣高等法院刑事判決 113年度原上訴字第335號 上 訴 人 即 被 告 王浩軍 指定辯護人 本院公設辯護人唐禎琪 上列上訴人即被告因妨害秩序等案件,不服臺灣桃園地方法院11 3年度審原訴字第50號,中華民國113年9月26日第一審判決(起 訴案號:臺灣桃園地方檢察署113年度偵字第23088號),提起上 訴,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   理 由 一、本院審理範圍:   按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之,刑 事訴訟法第348條第3項定有明文。原審判決後,經上訴人即 被告王浩軍提起上訴,且於本院審理時明示僅就原審量刑上 訴之旨(本院卷第98至99頁),依前述說明,本院審理範圍 係以原判決認定之犯罪事實為基礎,審查原審判決之量刑及 裁量審酌事項是否妥適,至於未表明上訴之原判決關於犯罪 事實、罪名部分,非本院審判範圍。 二、被告上訴意旨略以:本件係告訴人古承旺鈞酒後先行咆哮、 持瓦斯槍威嚇在先,伊為保護自身,才有之後傷害告訴人行 為,原審適用刑法第150條第2項第1款加重其刑2分之1,顯 有「法重於情」。本`人已深感悔悟,希望能與告訴人和解 ,請求諒解,從輕量刑等語。 三、維持原判決及駁回上訴之理由:  ㈠按量刑之輕重,係屬為裁判之法院得依職權裁量之事項,苟 其量刑已以行為人之責任為基礎,並斟酌刑法第57條所列一 切情狀,在法定刑度內,酌量科刑,如無偏執一端,致明顯 輕重失衡情形,不得遽指為不當或違法。又刑罰之量定屬法 院自由裁量之職權行使,但仍應審酌刑法第57條所列各款事 由及一切情狀,為酌量輕重之標準,並非漫無限制,在同一 犯罪事實與情節,如別無其他加重或減輕之原因,下級法院 量定之刑,亦無過重或失輕之不當情形,則上級法院對於下 級法院之職權行使,原則上應予尊重。       ㈡原判決就被告如其事實欄所犯刑法第150條第2項第1款、第1 項後段之意圖供行使之用而攜帶兇器在公共場所聚集三人以 上下手實施強暴罪及同法第277條第1項之傷害罪,依想像競 合犯關係,從一重論以意圖供行使之用而攜帶兇器在公共場 所聚集三人以上下手實施強暴罪,依同法第150條第2項第1 款規定,加重其刑之理由,已說明係慮及行為人意圖供行使 之用而攜帶兇器,對往來公眾所造成之生命身體健康等危險 大增,破壞公共秩序之危險程度升高,而有加重處罰之必要 ,屬分則加重之性質,惟此部分規定,係稱「得加重…」, 而非「加重…」或「應加重…」,屬於相對加重條件,並非絕 對應加重條件,故法院對於行為人所犯刑法第150條第2項第 1款、第1項後段之行為,應參酌當時客觀環境、犯罪情節及 危險影響程度等情,綜合權衡、裁量是否有加重其刑之必要 。審酌本案發生地點為商店外道路旁,為一般人日常生活經 常活動之地點,且當時確實有無關民眾在現場,被告等人之 行為對於用路人往來安全及附近居民的居住安寧產生相當程 度的影響,而且被告等人所使用器具為瓦斯槍、棍棒,客觀 上足以讓其他過往民眾感到畏懼,嚴重危害社會安全,被告 等人行為的不法程度、情節並非輕微,故認應依刑法第150 條第2項第1款規定,加重其刑至二分之一。依此而得之處斷 刑後,就其宣告刑之裁量,已說明:審酌被告僅因與告訴人 有糾紛,未能理性處理,竟於公共場所,與綽號「小展」及 數名真實姓名、年籍不詳之成年男子利用人數優勢將告訴人 包圍住,並將告訴人之頭部壓制在地上,被告奪取告訴人隨 身攜帶之不具殺傷力之瓦斯槍,朝向告訴人射擊數發,並夥 同「小展」等數名男子,徒手毆打告訴人,其中一名男子持 木製棍棒毆打告訴人,使告訴人受有頭部撕裂傷、右肩挫傷 、右上臂挫傷、上背部挫傷等傷害,其等對告訴人之身體施 加暴力行為,對在場其他民眾造成驚嚇,且危害公共場所及 他人安寧,被告對社會秩序、公共安全造成相當程度之危害 ,實應予非難;惟衡以被告犯後坦承犯行,兼衡其前已涉犯 妨害秩序案件等之素行、犯罪之動機、目的、手段、智識程 度、家庭經濟生活狀況等一切情狀,量處有期徒刑10月等旨 。核其所為之裁量論斷,合於法規範意旨,且係於法定刑度 範圍之內,予以量定,客觀上並無明顯濫權或失之過重之情 形,依上說明,自難遽指違法、不當。  ㈢又刑法第150條第2項第1款、第1項後段之意圖供行使之用而 攜帶兇器在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪,未經加 重其刑前,法定本刑即為6月以上5年以下有期徒刑,如依同 法第150條第2項規定加重其刑,最多得加重至二分之一,處 斷刑範圍更成為7月以上7年6月以下有期徒刑。原審依上述 規定加重其刑,僅量處有期徒刑10月之宣告刑,已屬從低度 刑量刑,自無過重。另本院已於告訴人傳票上註記如有和解 意願請到庭等語,並經本院電詢告訴人亦未接聽,有本院送 達證書、公務電話查詢紀錄表足佐(本院卷第87、91頁), 足認告訴人並無和解之意。被告亦未提供有利新的量刑因子 ,自無從執為有利被告之認定。  ㈣被告以本案有「法重於情」、原審量刑過重,且欲與告訴人 和解為由提起上訴,指摘原判決關於科刑部分不當,為無理 由,應予駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。  本案經檢察官黃世維提起公訴,由檢察官陳玉華到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  1   月  22  日          刑事第十二庭 審判長法 官 許泰誠                    法 官 魏俊明                    法 官 鍾雅蘭  以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 許芸蓁 中  華  民  國  114  年  1   月  22  日

2025-01-22

TPHM-113-原上訴-335-20250122-1

上訴
臺灣高等法院

偽造有價證券等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第4626號 上 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官 上 訴 人 即 被 告 葉奇杰 指定辯護人 本院公設辯護人唐禎琪 訴訟參與人 李慧雯 上列上訴人等因被告偽造有價證券等案件,不服臺灣新竹地方法 院113年度訴字第34號,中華民國113年6月26日第一審判決(起 訴案號:臺灣新竹地方檢察署112年度偵緝字第1422號),提起 上訴,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   理 由 一、本院審理範圍:   按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之,刑 事訴訟法第348條第3項定有明文。原審判決後,經檢察官、 上訴人即被告葉奇杰提起上訴,且於本院審理時均明示僅就 原審量刑上訴之旨(本院卷第143至144、209頁),依前述 說明,本院審理範圍係以原判決認定之犯罪事實為基礎,審 查原審判決之量刑及裁量審酌事項是否妥適,至於未表明上 訴之原判決關於犯罪事實、罪名、沒收部分,非本院審判範 圍。 二、檢察官上訴意旨略以:  ㈠原審依自首之規定過度減輕被告之刑度,尚非妥適。   本案遭偽造之有價證券為被告於民國106年7月、8月間所為 ,然被告於犯罪後5年之期間,均未有自首犯罪之任何行為 舉止,直至本案訴訟參與人李慧雯前於111年7月7日,持臺灣 新竹地方法院111年度促字第647號支付命令聲請強制執行被告母 親徐莉芸所有之不動產,被告於上開支付命令送達時,先擅自 將公文攔截而未轉交告訴人徐莉芸,嗣後方將本案偽造有價 證券犯行告知徐莉芸,並遲於111年8月25日始向新竹縣新湖分 局湖口派出所自首,徐莉芸再於111年8月31日向訴訟參與人 提起債務人異議之訴(即臺灣新竹地方法院111年度訴字第839 號民事案件,下稱另案民事案件)等節,業據徐莉芸於另案 民事案件準備程序中指述甚詳,有原審調取之另案民事案件 卷宗、民事判決正本各1份在卷可憑。被告雖有於偵查犯罪 職權之公務員發覺前即主動供述本案偽造有價證券犯行,惟 如審酌上開脈絡,被告於犯罪後5年期間均隱匿犯行,更甚 至攔截支付命令之公文後,方向徐莉芸坦承本案之犯行,足 認被告無非係因支付命令業已送達、情勢超出自身所能掌握 範圍,其母親之不動產遭強制執行在即,於情勢所迫,心存企 求自首減刑之僥倖下,方前往派出所自首本案犯行,尚難認 係出自真誠悔悟之心。原審僅於判決理由中說明本案經通緝 之被告為何仍有自首規定之適用,然卻疏未審酌被告上開自 首行為之脈絡,亦未說明在該脈絡下為何仍逕依刑法第62條 自首規定大幅度地減輕至幾近「最輕本刑」之1年6個月、1 年7月之理由,顯已悖於刑法自首規定修正後之立法目的,更 就科刑相關情狀之事證偏重一方,亦有過度減輕其刑之情, 除有判決理由不備外,亦有適用法則不當之嫌。   ㈡又原審所處之刑度未審酌被告行為之不法內涵,已有過輕之 處。   被告2度偽造有價證券之行為,均係為擔保借款並向訴訟參 與人行使以遂行詐欺取財犯行所為,更因此分別詐得新臺幣 (下同)160萬元、40萬元之犯罪所得等節,業據原審認定 明確,自應充分評價所侵害「數法益」行為之不法與罪責內涵, 並依此作為科刑之基礎。據此,如審酌訴訟參與人遭詐取之 金額分別達160萬元、40萬元,本案被告偽造有價證券犯行 同時造成上開鉅額財產損害之不法與罪責內涵,則原審就被 告2次行為分別僅量處經自首減輕後之最輕本刑之1年6個月、 幾近最輕本刑之1年7個月,已未充分評價被告侵害訴訟參與 人財產法益行為之不法與罪責內涵,已非允當;此外,被告迄 今未賠償訴訟參與人之損害或取得其原諒,犯後態度難謂良 好,訴訟參與人更向新竹地檢署檢察官具狀表示原審量刑過 輕,請求檢察官上訴等語,況被告於犯下本案犯行後,竟於 111年5月30日又犯偽造有價證券罪犯行,該部分之行為業經 臺灣新竹地方法院以113年度訴字第78號判決判處有期徒刑3 年,是由被告之品行、義務違反之程度、犯罪所生之損害及 犯罪後態度等量刑因子予以審酌,原審就被告僅量處判決主 文所示之刑度及執行刑,已有過輕之處,無從使被告當罰其 罪,難以令人甘服。  ㈢據此,請將原判決撤銷,更為適當合法之判決等語。 三、被告上訴意旨略以:伊已與訴訟參加人達成和解,雖以分期 給付方式,並非無誠意解決,請求從輕量刑,諭知緩刑或以 緩刑附條件方式,賠償予訴訟參加人云云。 四、維持原判決及駁回上訴之理由:  ㈠按量刑之輕重,係屬為裁判之法院得依職權裁量之事項,苟 其量刑已以行為人之責任為基礎,並斟酌刑法第57條所列一 切情狀,在法定刑度內,酌量科刑,如無偏執一端,致明顯 輕重失衡情形,不得遽指為不當或違法。又刑罰之量定屬法 院自由裁量之職權行使,但仍應審酌刑法第57條所列各款事 由及一切情狀,為酌量輕重之標準,並非漫無限制,在同一 犯罪事實與情節,如別無其他加重或減輕之原因,下級法院 量定之刑,亦無過重或失輕之不當情形,則上級法院對於下 級法院之職權行使,原則上應予尊重。       ㈡原判決就被告如其事實欄一㈠、㈡各所犯刑法第201條第1項偽 造有價證券罪及同法第339條第1項之詐欺取財罪,均依想像 競合犯關係,從一重論以偽造有價證券罪,已說明被告上開 所犯各罪均符合同法第62條自首規定,依法減輕其刑後,就 其刑之裁量,已說明:以行為人之責任為基礎,審酌被告冒 用他人名義簽發本票並持以行使向訴訟參與人借款,破壞本 票在交易市場上具備之信用性,影響金融交易秩序,所為應 予非難,且迄今未能與訴訟參與人達成和解,亦未能彌補訴 訟參與人之損失;惟念及被告犯後坦承犯行;衡酌被告犯罪 之動機、目的、手段、家庭生活、經濟狀況、智識程度等一 切情狀,就被告犯事實欄一㈠部分,量處有期徒刑1年7月, 就犯事實欄一㈡量處有期徒刑1年6月,定其應執行刑有期徒 刑2年2月等旨。核其所為之論斷,係於法定刑度範圍之內, 予以量定,客觀上並無明顯濫權或失之過重之情形,依上說 明,自難遽指違法、不當。  ㈢檢察官、被告雖各執前詞提起上訴,然查:  1.依本案查獲之整體過程觀之,被告先於111年8月25日主動至 新竹縣新湖分局湖口派出所自首,嗣由員警通知徐莉芸於同 年9月20日製作警詢筆錄始提出告訴、同年10月3日並通知訴 訟參與人製作警詢筆錄,被告於未為有偵查犯罪職權之公務 員發覺前,主動供述本案犯行,且自警詢、偵訊、原審及本 院均坦承犯罪,縱被告曾經新竹地檢署於112年10月24日發 布通緝,然於翌日通緝到案時,已表明其係因在外地工作、 很晚回家,有時住一晚就離開等語,難認被告係刻意規避本 案裁判,且被告於原審開庭時均按時到庭,堪認有接受裁判 之意,且自首亦不以被告距離犯罪時間之長短為必要,綜上 ,被告顯知所悔悟,且節省訴訟程序,自均依刑法第62條前 段規定減輕其刑。原審此部分之裁量,業已具體說明理由, 並無恣意情事,是檢察官上訴理由雖稱:被告係因支付命令 業已送達、情勢超出自身所能掌握範圍,其母親之不動產遭 強制執行在即,於情勢所迫,心存企求自首減刑之僥倖下, 方前往派出所自首本案犯行,尚難認係出自真誠悔悟之心, 原審依自首之規定過度減輕被告之刑度,尚非妥適等語,核 此係檢察官偏執於告訴人一端而任意指摘原審之裁量,自難 採信。  2.檢察官雖主張:被告於111年5月30日犯偽造有價證券罪犯行 ,業經臺灣新竹地方法院以113年度訴字第78號判決判處有 期徒刑3年(下稱後案),本案被告各量處有期徒刑1年7月 、1年6月,量刑過輕等語,然查,本案犯罪時間為106年7月 27日、106年8月7日,且各依刑法第62條自首規定減輕其刑 ,而後案犯罪時間為111年5月30日,並無減輕規定適用,是 個案犯罪情節不同,罪責程度及量刑因子亦互異,自不得比 附援引,併此敘明。  3.刑法第201條第1項之法定刑為3年以上10年以下有期徒刑, 得併科9萬元以下罰金,經依同法第62條減輕其刑,其處斷 刑之範圍1年6月以上5年以下有期徒刑,原判決各量處有期 徒刑1年7月、1年6月,均屬從處斷刑之低度量刑、最低度刑 。就二罪之定應執行刑部分,係審酌其所侵害之法益,及考 量比例原則、平等原則、責罰相當原則、重複評價禁止原則 等自由裁量權之內部抽象價值要求之界限等情,定應執行刑 有期徒刑2年2月,復已給予相當之恤刑,足認已審酌數罪併 罰之合併利益。原判決就被告所犯各罪及定應執行刑之量刑 ,業予說明理由如前,顯已以行為人之責任為基礎,並就刑 法第57條各款所列情狀(被告之犯罪動機、目的、犯罪手段 、犯罪所生損害、犯後態度、品行、生活狀況、智識程度等 一切情狀),予以詳加審酌及說明,核未逾越法律規定之外 部性及內部性界限,亦無違反比例原則、平等原則、罪刑相 當原則及重複評價禁止原則。  4.此外,此部分於原審言詞辯論終結後,被告與訴訟參與人於 本院已達成和解,有和解筆錄足參(本院卷第185至186頁) ,已無檢察官上訴主張未與訴訟參與人和解、取得原諒等情 ,惟被告並未依和解條件依約履行,致訴訟參與人損害未獲 實際填補,亦無從執為被告有利量刑因子,原判決所依憑之 量刑基礎並未變更,其所量處之宣告刑應予維持。檢察官上 訴指摘原審依自首之規定過度減輕被告之刑度,且量刑過輕 ,為無理由,應予駁回。被告上訴指摘已與訴訟參與人和解 ,原審量刑過重,請求減輕其刑,亦無理由,應予駁回。 五、緩刑:   被告及其辯護人雖請求宣告緩刑或依和解條件為附條件緩刑 宣告,惟被告雖與訴訟參與人於本院達成和解,然未依和解 條件履行,此有本院公務電話紀錄足佐(本院卷第237頁) ,並參酌訴訟參與人之意見,堪認被告並未能填補訴訟參與 人所受損害,本院認若對被告為緩刑之宣告,尚不符合法秩 序之維護及公平、妥適之目標,難認被告所受宣告之刑有何 以暫不執行為適當之情形,且應執行刑受逾2年有期徒刑之 宣告,與刑法第74條第1項得宣告緩刑之情形不符,爰不予 緩刑宣告,自無被告主張宣告緩刑附條件之情。 六、本案上訴效力,依刑事訴訟法第455條之27第1項前段規定, 及於相關沒收判決。因本案審理範圍僅及於量刑,並無變動 沒收所由之裁判基礎事實,故此部分上訴應併予駁回。   七、訴訟參與人經合法傳喚,無正當理由不到庭,爰不待其陳述 逕行判決。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條、第455條之24第2項,判決 如主文。  本案經檢察官林奕彣提起公訴,由檢察官陳玉華到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  1   月  22  日          刑事第十二庭 審判長法 官 許泰誠                    法 官 魏俊明                    法 官 鍾雅蘭  以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 許芸蓁 中  華  民  國  114  年  1   月  22  日

2025-01-22

TPHM-113-上訴-4626-20250122-1

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