搜尋結果:許芸蓁

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臺灣高等法院

聲請具保停止羈押

臺灣高等法院刑事裁定 113年度聲字第3135號 聲 請 人 即 被 告 邱文慶 選任辯護人 陳靖昇律師 上列聲請人因本院113年度上訴字第5953號毒品危害防制條例案 件,聲請具保停止羈押,本院裁定如下:   主 文 聲請駁回。   理 由 一、聲請意旨略以:  ㈠本案被告參與犯罪情節係其接受真實姓名、年籍不詳之成年 男子所交付之扣案手機後,依該手機通話聯絡人指示,在泰 國曼谷與「李根象」碰面,取得夾藏有海洛因之沖泡飲品包 裝及痱子粉罐,依計劃攜帶運輸入境,並約定成功入境後, 尚待進一步指示,方可獲得新臺幣(下同)4萬元之報酬等 節,堪認被告在本案運輸毒品計劃中,係居於最低層級,隨 時可替代、捨棄之地位,僅能被動接受指令,而無從主動與 上層人士聯繫。又被告接受上層指令之手機已扣押在案,已 無與其他共犯聯絡管道,被告無勾串其他未到案共犯之可能 。  ㈡被告擔任攜帶毒品運輸入境,如此具高度風險之角色,卻僅 獲取約定4萬元報酬,顯見經濟能力不佳,始甘為此報酬而 犯下重罪,依被告之經濟狀況,無逃亡之能力。  ㈢被告經偵查、審判等程序,均坦承自白犯罪,顯然被告願坦 然面對自己所犯罪行,接受刑罰制裁。  ㈣本案已進入第二審上訴程序,本案犯罪事實之相關證據,均 經原審調查完畢,並無湮滅、偽造、變造之可能。  ㈤被告羈押前係與年邁雙親同住,需協助照護中風父親。被告 羈押迄今已7個月,被告父母終日憂心思念,被告亦希望在 接受重刑執行前,再次侍奉父母,以盡孝道。  ㈥綜上所述,被告之羈押原因業已消滅,應即撤銷羈押,將其 釋放。又本件已無保全證據之必要,倘為保全被告、保全程 序進行,以具保並依令定期前往指定警察機關報到等方式, 應可替代嚴重限制人身自由之羈押手段。為此,爰狀請裁定 准予被告具保停止羈押等語。 二、按被告經法官訊問後,認為犯罪嫌疑重大,而有逃亡或有事 實足認為有逃亡之虞,而所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑 為5年以上有期徒刑之罪,有相當理由認為有逃亡、湮滅、 偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞等情形之一者,非予 羈押,顯難進行追訴、審判或執行,得羈押之,刑事訴訟法 第101條第l項第1、3款定有明文。又按羈押之目的在於確保 刑事偵查、審判程序之完成,以及刑事執行之保全或預防反 覆實施特定犯罪。羈押中之被告,除有刑事訴訟法第114條 各款所列情形之一具保聲請停止羈押,不得駁回外,其他應 否許可停止羈押,法院本有斟酌訴訟進行程度及其他情事予 以裁量之權。故審酌被告有無羈押之必要,除被告犯罪嫌疑 已屬重大外,自當基於訴訟進行程度、犯罪性質、犯罪實際 情狀及其他一切情事,審慎斟酌有無上開保全或預防目的, 依職權妥適裁量,俾能兼顧國家刑事追訴、刑罰權之順暢執 行及人權保障。 三、經查:  ㈠被告所犯毒品危害防制條例第4條第1項之運輸第一級毒品罪 及懲治走私條例第2條第1項之私運管制物品進口罪,經本院 訊問後坦承犯行,足認被告犯罪嫌疑重大。且運輸第一級毒 品罪係最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪,並經原審法院以1 13年度重訴字第52號判決判處有期徒刑16年,重罪伴隨高度 逃亡風險,有刑事訴訟法第101條第1項第1、3款所定之情形 ,非予羈押,顯難進行審判、執行程序,有羈押之原因及必 要,自民國113年11月6日起裁定執行羈押在案。被告提起上 訴,現由本院113年度上訴字第5953審理中,全案尚未確定 ,被告前開羈押原因尚未消滅,經斟酌本案犯罪手段情節、 對社會治安之影響,並權衡國家刑事司法權之有效行使、社 會秩序及公共利益、被告之人身自由之私益及防禦權受限制 之程度,本院認非予繼續羈押,無法確保嗣後審判或執行程 序之順利進行,無法以具保、限制住居或其他強制處分替代 羈押,對被告維持羈押處分尚屬適當且必要,而符合比例原 則。準此,被告之前開羈押原因仍然存在,應認被告現階段 仍有羈押之必要。  ㈡被告雖以前詞聲請具保停止羈押等節。然查:被告所犯屬最 輕本刑有期徒刑5年以上之罪,犯嫌重大。基於人性趨吉避 凶之本性生使然,而認有相當理由認被告可能爲逃避偵查、 審理而逃亡之動機。且本案尚有交付被告手機聯絡之人、「 李根象」均尚未到案,尚待查證,實難排除被告為脫免或減 輕刑責而與共犯相互串證,致案情陷於晦暗不明之危險,故 認有事實足認有勾串共犯或證人之虞,酌以上情,可認被告 有相當理由有逃亡、串供、湮滅證據之虞。況且以現今科技 發達,均能以另一手機、或認識之人互相連繫,被告既已接 受真實姓名、年籍不詳之成年男子所交付之扣案聯繫手機, 並依該手機通話聯絡人指示在泰國曼谷與「李根象」碰面, 取得夾藏有海洛因之沖泡飲品包裝及痱子粉罐,依計劃攜帶 運輸入境,並約定成功運輸入境後,尚待進一步指示,顯有 多重連繫管道,並不因被告手機雖已扣案及提起本案上訴, 而影響上開結果之判斷。  ㈢再者,被告以父母年邁,尚需協助照護中風父親等節,與被 告是否應予羈押之原因及必要性,並無關聯性。  ㈣至被告稱以其他替代手段,取代羈押之處分,即可防免被告 逃亡等情,與羈押原因是否消滅及有無繼續羈押必要,並無 必然關係,亦尚不影響上開結果之判斷。又被告並無刑事訴 訟法第114條不得駁回具保聲請之事由存在。聲請意旨請求 准許被告具保停止羈押乙節,尚無從推翻被告仍有羈押原因 及必要性之認定,自無從准許。 據上論斷,依刑事訴訟法第220條,裁定如主文。   中  華  民  國  113  年  11  月  19  日          刑事第十二庭 審判長法 官 許泰誠                    法 官 魏俊明                    法 官 鍾雅蘭   以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受送達後十日內向本院提出抗告狀。                    書記官 許芸蓁 中  華  民  國  113  年  11  月  19  日

2024-11-19

TPHM-113-聲-3135-20241119-1

上易
臺灣高等法院

家暴妨害自由等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上易字第1957號 上 訴 人 即 被 告 陳○○ 上列上訴人即被告因家暴妨害自由等案件,不服臺灣新北地方法 院112年度易字第210號,中華民國113年8月6日第一審判決(起 訴案號:臺灣新北地方檢察署111年度調偵字第1322號、第1323 號),提起上訴,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   理 由 一、按不服地方法院之第一審判決而上訴者,應向管轄第二審之   高等法院為之。上訴書狀應敘述具體理由,未敘述上訴理由   者,應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書於原審法院;逾   期未補提者,原審法院應定期間先命補正;第二審法院認為   上訴書狀未敘述理由或上訴有第362條前段之情形者,應以   判決駁回之。但其情形可以補正而未經原審法院命其補正者   ,審判長應定期間先命補正,刑事訴訟法第361條、第367條   ,分別定有明文。 二、經查:上訴人即被告陳○○因家暴妨害自由等案件,經原審以 112年度易字第210號判處罪刑在案,該判決經合法送達被告 後,被告於民國113年9月10日具狀提起第二審上訴,惟其上 訴狀未敘述上訴理由,僅載明:不服112年度易字第210號理 由後補,有刑事上訴狀在卷可稽(本院卷第31至35頁),亦未 於上訴期間屆滿後20日內補提上訴理由。本院於113年11月4 日裁定命被告應於裁定送達後5日內補提上訴理由書,裁定 正本經本院囑託法務部○○○○○○○長官送達,並於113年11月7 日由被告本人簽收,有送達證書在卷為憑(本院卷第77頁) 。惟被告迄今仍未補提上訴理由狀,有本院收文資料查詢清 單、收狀資料查詢清單、上訴抗告查詢清單、確定證明清單 可憑(本院卷第79至85頁),其逾期未補正上訴理由,揆諸 上開規定,被告上訴違背法律上之程式,爰不經言詞辯論, 逕予駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第367條、第372條,判決如主文。 中  華  民  國  113  年  11  月  15  日          刑事第十二庭 審判長法 官 許泰誠                    法 官 魏俊明                    法 官 鍾雅蘭  以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                    書記官 許芸蓁 中  華  民  國  113  年  11  月  15  日

2024-11-15

TPHM-113-上易-1957-20241115-2

上易
臺灣高等法院

妨害自由

臺灣高等法院刑事判決 113年度上易字第1408號 上 訴 人 即 被 告 游凱伃 選任辯護人 劉杰律師 王聖傑律師 上列上訴人即被告因妨害自由案件,不服臺灣臺北地方法院113 年度易字第377號,中華民國113年6月26日第一審判決(聲請簡 易判決處刑書案號:臺灣臺北地方檢察署112年度調院偵字第476 5號),提起上訴,本院判決如下: 主 文 上訴駁回。 事 實 一、游凱伃為黃筱鈞配偶陳思愷之友人,因不滿遭陳思愷言語霸 凌,竟基於恐嚇之犯意,於民國112年7月11日凌晨1時47分 許,在位於臺北市南港區之全家便利商店經貿門市附近,使 用其手機,以其寄件人名稱「KaiYu Yu」及電子郵件信箱「 hehehehw0000000il.com」,發送內容為:「妳租到了我也 會讓妳被加拿大市(可以試試)退租,妳租不到我也會讓妳 永遠不敢想像度假。妳這潮州低學歷、台北低資歷、終身沒 背景,以為自己可以當個貴婦哈哈。女兒日後下課回家,被 性騷擾或侵害,都是活該。是No妹同學,妳以為眼罩特效就 沒事喔?我偏要給大家知道妳是什麼樣的靠爸靠媽靠夫家的 垃圾餒。活該。」之電子郵件(下稱本案電子郵件)至黃筱鈞 之電子郵件信箱(帳號詳卷),以此將加害身體自由、財產名 譽之事恐嚇黃筱鈞,使黃筱鈞心生畏懼,致生危害於安全。 二、案經黃筱鈞訴由臺北市政府警察局內湖分局報告臺灣士林地 方檢察署陳請臺灣高等檢察署檢察長核轉臺灣臺北地方檢察 署檢察官偵查聲請簡易判決處刑。   理 由 壹、審理範圍:   上訴人即被告游凱伃係就原判決有罪部分提起上訴,檢察官 並未上訴,則原審判決就被告被訴於112年11月5日前某日下 午3時許犯刑法第305條之恐嚇危害安全罪嫌部分,為無罪之 諭知,依刑事訴訟法第348條第1項之規定,原審無罪諭知部 分,自不屬本院審理範圍。 貳、證據能力: 一、被告游凱伃之辯護人,爭執證人即告訴人黃筱鈞於警詢之證 據能力。經查,證人即告訴人黃筱鈞於警詢時陳述之證據能 力,而對被告而言,為被告以外之人於審判外之陳述,復未 經檢察官證明具有何「特信性」及「必要性」,且證人黃筱 鈞於警詢時之陳述,核與其於原審審理時證述之情節大致相 符,亦查無刑事訴訟法第159條之3所定各款情形,依上開說 明,應認證人黃筱鈞於警詢時之陳述,無證據能力。 二、其餘本判決認定犯罪事實所引用之供述及非供述證據,並無 證據證明係公務員違背法定程序所取得,檢察官及經被告授 權之辯護人均表達同意作為證據使用之旨(本院卷第60至62 、123至125頁),本院審酌該等證據並無違法取得之情況, 堪認適宜作為證據,而有證據能力。   參、實體部分: 一、被告供述及辯稱:  ㈠被告固坦承寄發本案電子郵件予告訴人之事實,惟矢口否認 有何恐嚇危害安全犯行,辯稱:我沒有恐嚇告訴人的意思; 我於本案電子郵件寫「女兒日後下課回家,被性騷擾或侵害 ,都是活該。是NO妹同學,你以為眼罩特效就沒事喔?」不 代表我會直接做出該行為,這應該偏向詛咒、咒罵;告訴人 於收到本案電子郵件,仍然前往加拿大,繼續與其兒子的行 程,還有出外就業,每月家庭活動、出遊也都正常,且其女 兒仍有自己回家、參與學校的過夜活動,故本案電子郵件理 應不讓告訴人及其女兒心生畏懼等語。  ㈡辯護人則為被告辯護:  1.被告於112年7月11日凌晨1時47分許寄發之電子郵件內容, 並未表示要對告訴人或其女兒為何具體之加害行為。  2.細譯上開言論內容: ⑴(妳租到了我也會讓妳被加拿大市(可以試試)退租,妳租 不到我也會讓妳永遠不敢想像度假」:該内容非如原審判決 所述「加害告訴人之自由、財產」,事實上因告訴人飛往加 拿大曾搭乘商務艙,被告僅單純看不慣告訴人不用工作卻有 奢華之生活方式,故詛咒告訴人永遠不敢想像度假,或被退 租,並非以侵害告訴人自由、財產之事恐嚇告訴人。事實上 ,被告於112年7月11日寄發上開電子郵件後,告訴人及其兒 子仍然前往加拿大,足證告訴人並無因被告寄發之電子郵件 而心生畏懼。 ⑵「妳這潮州低學歷、台北低資歷、終身沒背景,以為自己可 以當個貴婦哈哈」,僅為單純貶低告訴人。  ⑶「女兒日後下課回家,被性騷擾或侵害,都是活該。是No妹 同學,妳以為眼罩特效就沒事喔?」,並非加害告訴人女兒 之身體、自由,純粹是被告酒後之詛咒心態,並非恐嚇,況 被告並不認識告訴人女兒之長相,無從對其為不利之行為。  ⑷「我偏要給大家知道妳是什麼樣的靠爸靠媽靠夫家的垃圾餒 」等句,告訴人從未表示過畏懼名譽遭受損害,況「靠爸靠 媽靠夫家」非絕對負面用語,甚至代表告訢人家境不錯可以 「靠爸靠媽」,嫁人豪門故「靠夫家」,並非損害於告訴人 之名譽。 3.被告自始至終均無恐嚇告訴人或其女兒之意思,上開言論內 容均無法該當對告訴人或其女兒有何「生命、身體、自由、 名譽、財產」之惡害通知,不得遽論被告主觀上有恐嚇之故 意、客觀上有恐嚇之行為,故應予被告無罪之判決等語。 二、認定犯罪事實所憑之證據及理由:  ㈠被告為告訴人黃筱鈞配偶陳思愷之友人,因不滿遭陳思愷言 語霸凌,於上開時、地及方式,寄發本案電子郵件予告訴人 之事實,業據被告所坦認,核與證人即告訴人於原審證述情 節相符,復有本案電子郵件影本在卷可稽,此部分事實,可 以認定。  ㈡證人黃筱鈞確有因被告寄送之本案電子郵件而心生畏懼之情 ,業據證人即告訴人於原審證稱:我收到本案電子郵件當下 很緊張,就慌了,無法入睡,隔天(按:應為「當天」之誤) 下午我送完小孩,我就去派出所報案,因為該郵件內容顯示 對我家裡2個小孩及我的事情一清二楚,還有提到會對我的 女兒做出不當行為的威脅,我非常害怕,下午就去報警;該 郵件讓我到慌、害怕的內容,如「妳租到了我也會讓妳被加 拿大市(可以試試)退租,妳租不到我也會讓妳永遠不敢想像 度假。」,因當時我8月要帶罕見疾病的小孩去加拿大多倫 多做復健,我不確定為何寄件人會知道這件事情,寄件人也 知道我在找房子,當下我非常緊張,我就退了所有有關加拿 大旅遊的社群軟體,再如「妳這潮州低學歷、台北低資歷、 終身沒背景,以為自己可以當個貴婦哈哈。」也讓我感到害 怕,因為知道我的家鄉在潮州,又如「女兒日後下課回家, 被性騷擾或侵害,都是活該。是No妹同學,妳以為眼罩特效 就沒事喔?我偏要給大家知道妳是什麼樣的靠爸靠媽靠夫家 的垃圾餒。活該。」是我最擔心的,因為有威脅到我女兒, 還有知道NONO的小孩跟我小孩同校,表示寄件人知道我女兒 念那間學校,當下我除了報警外,我也讓女兒的安親班知道 這件事情,且講到「特效」,表示寄件人有追蹤我的社群軟 體,因為我有張貼1張我女兒用特效遮住眼睛的照片在社群 軟體上等語(見原審易卷第84至85、89頁),足認證人黃筱 鈞於知悉被告寄發本案電子郵件之內容,而擔心自身與女兒 之安危。況被告於本院自承上開情事係自告訴人之配偶陳思 愷聽到,並於本案電子郵件刻意提及告訴人及其女兒之背景 及家庭狀況等細節,再具體明確以讓告訴人被退租、永遠不 敢想像度假(即加害告訴人之自由、財產)、「給大家知道妳 是什麼樣的靠爸靠媽靠夫家的垃圾餒」(即加害告訴人之名 譽)及「女兒日後下課回家,被性騷擾或侵害,都是活該。 是NO妹同學,你以為眼罩特效就沒事喔?」(即加害告訴人 女兒之身體、自由)之言語恫嚇告訴人,衡諸常情確實會使 人感到畏懼,是告訴人所述,應可採信。  ㈢被告雖主張告訴人在接收本案電子郵件後仍前往加拿大市, 並未心生畏懼,且被告於本案電子郵件誤稱未實際存在之加 拿大市,足認被告並無以其人力之掌控進行恐嚇云云。然查 ,被告寄送之本案電子郵件,其內容客觀上確為惡害通知, 且主觀上有令告訴人心生畏懼,已如前開說明。雖告訴人仍 出國至加拿大,但此係因其子有就醫需求,需固定前往加拿 大市看診所使然,自難以告訴人前往加拿大,即認上開所為 ,客觀上未使告訴人心生畏懼。又觀之被告寄送之本案電子 郵件內容:「妳租到了我也會讓妳被加拿大市(可以試試) 退租,妳租不到我也會讓妳永遠不敢想像度假。」中「退租 」、「可以試試」、「妳租不到我也可會讓妳永遠不敢想像 度假」該等文字,衡諸常情國人至國外行程,若無法居住處 所,無可依靠,的確是重大情事,告訴人稱此造成心生畏怖 ,尚不悖於常情。再著,被告自承寄送之本案電子郵件予告 訴人係因為與陳思愷爭吵後心生不滿而發出本案電子郵件, 被告若非對告訴人有怨懟,又何需對告訴人為上開惡意加害 行為,被告所為即是對告訴人為恐嚇行為,否則被告何需為 寄發上開郵件內容,更何況刑法之恐嚇罪,並不以實際實行 加害行為為要件。被告所辯,不足採信。  ㈣被告另主張本案電子郵件中所寫:①「妳這潮州低學歷、台北 低資歷、終身沒背景,以為自己可以當個貴婦哈哈」係為單 純貶低告訴人。②「女兒日後下課回家,被性騷擾或侵害, 都是活該。是No妹同學,妳以為眼罩特效就沒事喔?」係被 告酒後詛咒告訴人女兒遭到性騷擾或侵害均係「活該」,被 告既不認得告訴人女兒長相,自無從對其女兒有任何不利之 行為。③「我偏要給大家知道妳是什麼樣的靠爸靠媽靠夫家 的垃圾餒」係「靠爸靠媽靠夫家」並非絕對負面用語,甚至 代表告訢人家境不錯可以「靠爸靠媽」,嫁人豪門故「靠夫 家」,並非損害於告訴人之名譽,況告訴人從未表示過畏懼 名譽遭受損害云云。然查,告訴人因被告寄發本件電子郵件 ,而有心生畏怖,已如前所述,且被告於本院亦自承係因告 訴人配偶陳思愷言語霸凌,而寄給告訴人本案郵件,告訴人 與被告間既有侵害配偶權之訴訟進行中,被告自有恐嚇告訴 人之意圖動機,故被告所寄之上開電子郵件內容應整體觀之 ,自不得拆裂解讀,以規避被告以加害告訴人自由、財產、 名譽,並以加害告訴人女兒身體、自由之事對告訴人施加恐 嚇。再者,被告除於本案電子郵件中具體描述告訴人低學歷 、經濟、背景,告訴人有以特效遮隱女兒臉部資訊、知悉告 訴人照常去加拿大的行程外,本案發生後被告還持續追蹤告 訴人及其家中行程,告訴人之子患有罕見疾病需至加拿大就 醫,被告冒用另一名稱,以告訴人罕見疾病的名稱FOXG-1, 加入IG,再用另一個帳戶追蹤告訴人家的行程等行為,已據 告訴人陳述在卷,被告上開舉止具有一定之惡害通知,客觀 上已對告訴人施以恐嚇犯行,主觀上並具恐嚇犯意甚明,且 告訴人因被告上開行為,於收到本案電子郵件後即告知配偶 陳思愷,在得知為被告所為後,立即報案處理,已改變告訴 人生活舉止而受影響,更足認告訴人確有因被告之上開行為 心生畏怖。被告所辯,此部分充其量為單純貶低告訴人、詛 咒,並無毀損告訴人名譽等節,與客觀事實不符,亦不足採 。  ㈤又本案並未引用告訴人提出「胡耿豪身心精神科診所」之診 斷證明書、告訴人女兒陳映鳳前往「好好玩心理治療所」之 診斷收據,做為認定被告犯本案之依據,是被告所爭執告訴 人為上開看診紀錄,與其所為之恐嚇行為並無關聯性等語, 自毋庸再為論述。 三、綜上所述,本案事證明確,被告犯行堪以認定,應依法論科 。 肆、論罪:   核被告所為,係犯刑法第305條之恐嚇危害安全罪。 伍、維持原判決及駁回上訴之理由:  原判決同上認定,認被告所為係犯刑法第305條之恐嚇危害 安全罪事證明確,並以行為人之責任為基礎,審酌被告僅因 不滿遭告訴人配偶陳思愷言語霸凌,竟以加害告訴人自由、 財產、名譽,甚至加害告訴人女兒身體、自由之事對告訴人 施加恐嚇,所為實屬不該,惟念被告並無前科,兼衡被告雖 原審有與告訴人調解之意願,然告訴人則無此意願,復參酌 被告自陳大學畢業之智識程度、前經診斷患有重度憂鬱症、 現任業務人員、未婚、無子女、家中無人需其扶養之生活狀 況,暨其犯罪動機、目的及手段等一切情狀,量處有期徒刑 2月,並諭知易科罰金之折算標準。並說明被告雖以其手機 供本案犯罪之用,但考量該手機並未扣案,且屬於一般生活 使用之物,不具刑法上重要性,故不予宣告沒收等旨。已詳 述其所憑證據及認定之理由,核其所為之論斷,係於法定刑 度範圍之內,予以量定,客觀上並無明顯濫權或失之過重之 情形。被告上訴否認犯行,指摘原判決上開違誤之處,請求 改判無罪,為無理由,應予駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。  本案經檢察官謝奇孟聲請以簡易判決處刑,檢察官陳玉華到庭執 行職務。 中  華  民  國  113  年  11  月  13  日 刑事第十二庭 審判長法 官 許泰誠 法 官 魏俊明 法 官 鍾雅蘭 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。 書記官 許芸蓁 中  華  民  國  113  年  11  月  13  日

2024-11-13

TPHM-113-上易-1408-20241113-1

上訴
臺灣高等法院

毒品危害防制條例

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第4756號 上 訴 人 即 被 告 劉宸宇 選任辯護人 張正勳律師 上列上訴人即被告因毒品危害防制條例案件,不服臺灣新北地方 法院112年度訴字第1190號,中華民國113年5月15日第一審判決 (起訴案號:臺灣新北地方檢察署112年度偵字第33630號),提 起上訴,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。    理 由 一、本院審理範圍:   按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之,刑 事訴訟法第348條第3項定有明文。原審判決後,經上訴人即 被告劉宸宇提起上訴,且於本院審理時明示僅就原審量刑上 訴之旨(本院卷第71頁),依前述說明,本院審理範圍係以 原判決認定之犯罪事實為基礎,審查原審判決之量刑及裁量 審酌事項是否妥適,至於未表明上訴之原判決關於犯罪事實 、罪名、沒收部分,非本院審判範圍。 二、被告及其辯護人以被告已坦承犯行,且已積極供出「汶汶姐 」許玉珊、「張大爺」江澤祥之人,請再依毒品危害防制條 例第17條第1項減輕其刑,又原審雖已依同條例第17條第2項 、刑法第59條減輕其刑,但量刑仍屬過重,有情輕法重之情 ,應依司法院憲法法庭112年度憲判字第13號減輕之必要等 語。 三、維持原判決及駁回上訴之理由:  ㈠被告無毒品危害防制條例第17條第1項之適用:  1.毒品危害防制條例第17條第1項所謂「供出毒品來源,因而 查獲」,係指具體提供毒品來源之資訊,使調查或偵查犯罪 之機關或公務員知悉而對之發動調查或偵查,並據以破獲者 而言,必以被告所稱供應自己毒品之人與嗣後查獲之其他正 犯或共犯所犯之罪間具有關聯性,始稱充足。所稱「查獲」 ,除指查獲該其他正犯或共犯外,並兼及被告所指其毒品來 源其事。申言之,被告之供出毒品來源,與調查或偵查犯罪 之公務員對之發動調查或偵查並進而破獲之間,須具有前後 手、上下游且相當之因果關係,非謂被告一有自白或指認毒 品來源之人,即得依上開規定減免其刑。   2.被告上訴主張有配合員警積極追查毒品上游許玉珊等人乙節 云云。查,㈠被告固於警詢時供出「汶汶姊」收受毒品價金 之收款帳戶,並指出交易地點,復指認「汶汶姊」之相片與 供出「汶汶姊」之居所,惟因被告所指交易地點未設有監視 器,且經警方勘查被告所指認之人(姓名詳卷)之戶籍地與 居所,均未查獲該人之行蹤,故無法追查毒品上游等情,有 新北市政府警察局蘆洲分局113年1月25日新北警蘆刑字第11 24434399號函暨所附警員職務報告在卷可考(見原審卷第89 、91頁、本院卷第45頁);㈡經彰化縣警察局函覆:被告於 本大隊(偵查第一隊)警詢時未供述毒品來源或指認上手為 「江澤祥」,有該局113年9月9日函在卷可稽(本院卷第37 頁)。㈢新北市政府警察局蘆洲分局(下稱蘆洲分局)回函 :被告並無提供有關「江澤祥」上游之資料使無法追查上游 ,有蘆洲分局113年9月30日函足佐(本院卷第43頁)。足認 偵查機關並未因被告之供述,因而查獲其他正犯或共犯。被 告上訴主張其已提供上游資料供警方調查,應依上開規定減 輕其刑,與上開說明及卷內證據資料不符,並不可採。惟被 告積極配合警方偵查之犯後態度,仍可做為量刑時予以審酌 。  ㈡被告主張其應有司法院憲法法庭112年憲判字第13號所指減輕 其刑判決意旨之適用云云。然該判決意旨略以:毒品危害防 制條例第4條第1項前段規定:「……販賣第一級毒品者,處死 刑或無期徒刑」,立法者基於防制毒品危害之目的,一律以 無期徒刑為最低法定刑,固有其政策之考量,惟對諸如無其 他犯罪行為,且依其販賣行為態樣、數量、對價等,可認屬 情節極為輕微,顯可憫恕之個案,縱適用刑法第59條規定酌 減其刑,仍嫌情輕法重,致罪責與處罰不相當。於此範圍內 ,對人民受憲法第8條保障人身自由所為之限制,不符憲法 罪刑相當原則,牴觸憲法第23條比例原則。司法院釋字第47 6號解釋,於此範圍內應予變更;相關機關應自本判決公告 之日起2年內,依本判決意旨修正之。自本判決公告之日起 至修法完成前,法院審理觸犯販賣第一級毒品之罪而符合前 揭情輕法重之個案,除依刑法第59條規定減輕其刑外,另得 依本判決意旨減輕其刑至二分之一等旨。查被告所犯為毒品 危害防制條例第4條第1項之運輸第一級毒品罪,同條例第4 條第2項之運輸第二級毒品罪,被告運輸如原判決事實認定 之附表編號1、2之毒品數量非微,純度甚高,且被告於警詢 、偵查中自承若運輸成功將可獲得6,000元之報酬(見偵卷 第7頁、第40頁),難認其犯罪情節「極為輕微」,且原判 決經以毒品危害防制條例第17條第2項、刑法第59條之規定 遞減其刑後,處斷刑最低下限為有期徒刑7年6月,已大幅減 輕刑度,當無「縱適用刑法第59條規定酌減其刑,仍嫌情輕 法重,致罪責與處罰不相當」之情形,本案與憲法法庭112 年憲判字第13號判決意旨顯然有別,自無再依此減輕其刑之 必要。被告上開主張,並無理由。  ㈢按量刑之輕重,係屬為裁判之法院得依職權裁量之事項,苟 其量刑已以行為人之責任為基礎,並斟酌刑法第57條所列一 切情狀,在法定刑度內,酌量科刑,如無偏執一端,致明顯 輕重失衡情形,不得遽指為不當或違法。又刑罰之量定屬法 院自由裁量之職權行使,但仍應審酌刑法第57條所列各款事 由及一切情狀,為酌量輕重之標準,並非漫無限制,在同一 犯罪事實與情節,如別無其他加重或減輕之原因,下級法院 量定之刑,亦無過重或失輕之不當情形,則上級法院對於下 級法院之職權行使,原則上應予尊重。    ㈣原判決就被告上開犯行之量刑,已說明被告本案犯行應依毒 品危害防制條例第17條第2項、刑法第59條之規定遞減其刑 ,並說明以行為人之責任為基礎,審酌被告明知第一級海洛 因、第二級毒品甲基安非他命戕害人之身心甚鉅,為政府嚴 厲禁絕,竟貪圖「張大爺」允諾之不法報酬,無視毒品之危 害,並漠視國家管制禁令,仍為「張大爺」運輸如原判決附 表編號1、2所示之毒品,對國民健康及社會治安造成潛在惡 害,殊值非難,所幸及時遭查獲,毒品尚未流入於市;並參 以被告始終坦認犯行,並未飾詞卸責,又積極配合警方追查 毒品上游與共犯,足認犯後態度良好;再考量被告運輸毒品 之數量、手段、危害程度;兼衡被告之素行暨被告自陳之智 識程度與生活狀況等一切情狀,量處有期徒刑8年等旨。核 其所為之論斷,係於法定刑度範圍之內,予以量定,客觀上 並無明顯濫權或失之過重之情形。又運輸第一級毒品法定刑 為死刑或無期徒刑,運輸第二級毒品法定刑為無期徒刑或10 年以上有期徒刑,經以毒品危害防制條例第17條第2項、刑 法第59條之規定遞減其刑後,處斷刑最低下限為有期徒刑7 年6月,原審之宣告刑已屬較低之刑,並無被告所指恣意過 重之情事。被告仍執前詞提起上訴,認原審量刑過重,為無 理由,應予駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。 本案經檢察官陳漢章提起公訴,檢察官陳玉華到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  11  月  13  日          刑事第十二庭 審判長法 官 許泰誠                    法 官 魏俊明                    法 官 鍾雅蘭 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                     書記官 許芸蓁 中  華  民  國  113  年  11  月  13  日 附表:(扣案物) 編號 品名與數量 鑑驗結果 備註 1 粉塊狀物品3包 第一級毒品海洛因 驗前淨重10.55公克,驗餘淨重10.53公克,第一級毒品海洛因純度90.01%,純質淨重9.50公克。 2 白色或透明晶體1包 第二級毒品甲基安非他命 驗前毛重35.7562公克,驗前淨重34.9734公克,鑑驗取樣0.0624公克,驗餘淨重34.9110公克,第二級毒品甲基安非他命純度77.4%,純質淨重27.0694公克。 白色或透明晶體1包 驗前毛重17.8834公克,驗前淨重17.4326公克,鑑驗取樣0.0493公克,驗餘淨重17.3833公克,第二級毒品甲基安非他命純度77.7%,純質淨重13.5451公克。

2024-11-13

TPHM-113-上訴-4756-20241113-1

上訴
臺灣高等法院

洗錢防制法等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第3649號 上 訴 人 即 被 告 侯明進 指定辯護人 本院公設辯護人唐禎琪 上列上訴人即被告因洗錢防制法等案件,不服臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2758號,中華民國113年2月29日第一審判決 (起訴案號:臺灣新北地方檢察署112年度偵緝字第5961號、第5 962號),提起上訴,本院判決如下: 主 文 上訴駁回。 理 由 一、本院審理範圍:   按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之,刑 事訴訟法第348條第3項定有明文。原審判決後,經上訴人即 被告侯明進提起上訴,且於本院審理時明示僅就原審量刑上 訴之旨(本院卷第130頁),依前述說明,本院審理範圍係 以原判決認定之犯罪事實為基礎,審查原審判決之量刑及裁 量審酌事項是否妥適,至於未表明上訴之原判決關於犯罪事 實、罪名部分,非本院審判範圍。 二、被告上訴意旨略以:被告行為後,洗錢防制法於民國113年7 月31日修正公布,本件被告所犯之洗錢犯行,洗錢之財物金 額未達1億元,於偵查中及審判中均自白,且無犯罪所得, 是若適用112年6月14日修正前或113年7月31日修正前之洗錢 防制法,被告得以因自白而減刑,處斷刑範圍為6年11月以 下;若適用113年7月31日修正後之洗錢防制法,被告符合新 法第23條第3項前段自白減刑規定之適用,故處斷刑範圍為4 年11月以下。從而,經比較之結果,適用修正後之規定對於 被告較為有利,依刑法第2條第1項後段規定,應適用現行洗 錢防制法第19條第1項後段之規定。原審未及審酌前開洗錢 防制法之修正施行,而未為新舊法之比較適用,致未能對被 告併為諭知易科罰金之折算標準,自有未洽,請求撤銷改判 ,並衡酌被告犯後非惟坦承犯行,縱未因涉案而獲利,仍願 竭盡所能賠償被害人損失,犯後態度甚佳,請從輕量刑,改 適用新法對被告重新為量刑,並不得諭知較重於原審判決之 刑,方符合刑事訴訟法第370條上訴禁止不利益變更原則之 立法意旨。 三、維持原判決及駁回上訴之理由:  ㈠洗錢防制法之修正比較:  1.洗錢防制法業已修正,並經總統於113年7月31日公布,除該 法第6條、第11條規定之施行日期,由行政院另定外,其餘 條文均於公布日施行,亦即自同年0月0日生效(下稱新法)。 修正前該法第14條規定:「(第1項)有第2條各款所列洗錢行 為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺幣5百萬元以下罰金。 (第2項)前項之未遂犯罰之。(第3項)前二項情形,不得科以 超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」新法則移列為第19條 規定:「(第1項)有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上1 0年以下有期徒刑,併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財 物或財產上利益未達新臺幣1億元者,處6月以上5年以下有 期徒刑,併科新臺幣5千萬元以下罰金。(第2項)前項之未遂 犯罰之。」依此修正,倘洗錢之財物或財產上利益未達1億 元,其法定刑由「7年以下(2月以上)有期徒刑,併科5百萬 元以下罰金」,修正為「6月以上5年以下有期徒刑,併科5 千萬元以下罰金」。另該法關於自白減輕其刑之規定,112 年6月14日規定為:「犯前4條之罪,在偵查及歷次審判中均 自白者,減輕其刑。」新法再修正移列為第23條第3項前段 規定:「犯前4條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,如 有所得並自動繳交全部所得財物者,減輕其刑」。依上開修 法歷程,將自白減輕其刑之適用範圍,由「偵查及歷次審判 中均自白」,新法再進一步修正為「偵查及歷次審判中均自 白」及「如有所得並自動繳交全部所得財物」之雙重要件, 而限縮適用之範圍。顯非單純文字修正,亦非原有實務見解 或法理之明文化,核屬刑法第2條第1項所指法律有變更,屬 於刑之裁量審酌,為本院量刑範圍,自有新舊法比較規定之 適用。  2.被告於偵查、原審、本院均自白洗錢犯罪,經新舊法比較結 果,新法規定須偵查及歷次審判均自白,且如有犯罪所得並 自動繳回全部所得財物,即被害人所受詐騙金額(最高法院 113年度台上字第3589號判決參照),始能減刑,其要件較 為嚴格,並未較有利於被告,而應適用舊法112年6月14日修 正後洗錢防制法第16條第2項之規定減輕其刑結果,新法之 量刑範圍為有期徒刑6月以上,5年以下,舊法為有期徒刑1 月以上5年以下,比較結果,仍以修正前洗錢防制法第14條 第2項較為有利。被告主張應適用修正後之洗錢防制法第19 條第1項之規定,依上開說明,為無理由。  ㈡按量刑之輕重,係屬為裁判之法院得依職權裁量之事項,苟 其量刑已以行為人之責任為基礎,並斟酌刑法第57條所列一 切情狀,在法定刑度內,酌量科刑,如無偏執一端,致明顯 輕重失衡情形,不得遽指為不當或違法。又刑罰之量定屬法 院自由裁量之職權行使,但仍應審酌刑法第57條所列各款事 由及一切情狀,為酌量輕重之標準,並非漫無限制,在同一 犯罪事實與情節,如別無其他加重或減輕之原因,下級法院 量定之刑,亦無過重或失輕之不當情形,則上級法院對於下 級法院之職權行使,原則上應予尊重。  ㈢原判決就被告上開犯行之量刑,已說明依刑法第30條幫助犯 ,按正犯之刑減輕之,再依112年6月14日修正前洗錢防制法 第16條第2項規定之減輕其刑,復依刑法第70條規定,予以 遞減其刑,並審酌:被告提供金融帳戶予詐欺集團成員不法 使用,助長社會詐欺財產犯罪之風氣,使特定犯罪所得遭隱 匿或掩飾,無法追查犯罪所得之去向、所在及查緝真正實行 詐欺取財行為之人,致使告訴人2人受騙而受有財產上損害 ,擾亂金融交易往來秩序,增加被害人求償上之困難,實無 可取,兼衡其犯罪之動機、目的、手段、犯後坦承犯行之態 度、告訴人等之財產損失數額,及被告國中肄業之智識程度 、未婚,自陳從事人力派遣工作、無需扶養他人、經濟狀況 勉持之生活情形等一切情狀,量處有期徒刑3月,併科罰金 新臺幣(下同)1萬元,並就罰金部分,諭知易服勞役之折 算標準等旨。核其所為之論斷,係於法定刑度範圍之內,予 以量定,客觀上並無明顯濫權或失之過重之情形,或違反比 例原則之情形。且刑法第339條第1項之法定刑為處5年以下 有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金;112年6月14日 修正前之洗錢防制法第14條第1項之法定刑為7年以下有期徒 刑,併科新臺幣5百萬元以下罰金,依洗錢防制法第14條第3 項宣告刑之限制規定,原審審酌上情,量處之宣告刑為有期 徒刑3月,併科罰金1萬元,已屬低度量處,並無恣意過重可 言,被告上訴指摘原審未及審酌修正後之洗錢防制法而有違 誤,且原審量刑過重,為無理由,應予駁回。至於被告本案 犯行得否准予易服社會勞動,得否依新法規定諭知易科罰金 等節,此屬執行檢察官易刑處分之職權,被告可向檢察官聲 請,非本院得予審究,附此敘明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。 本案經檢察官周啟勇提起公訴,檢察官陳玉華到庭執行職務。  中  華  民  國  113  年  11  月  13  日 刑事第十二庭 審判長法 官 許泰誠 法 官 魏俊明 法 官 鍾雅蘭 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。 書記官 許芸蓁 中  華  民  國  113  年  11  月  13  日

2024-11-13

TPHM-113-上訴-3649-20241113-1

附民
臺灣高等法院

洗錢防制法等

臺灣高等法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第1918號 原 告 許秀涓 被 告 楊建軒 上列被告因113年度上訴字第4906號洗錢防制法等案件,經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜,非經長久之時日不能終結其審判,爰依刑事訴訟法第504條第1項前段,將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭,特此裁定。 中 華 民 國 113 年 11 月 13 日 刑事第十二庭 審判長法 官 許泰誠 法 官 魏俊明 法 官 鍾雅蘭 以上正本證明與原本無異。 不得抗告。 書記官 許芸蓁 中 華 民 國 113 年 11 月 13 日

2024-11-13

TPHM-113-附民-1918-20241113-1

上訴
臺灣高等法院

洗錢防制法等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第4906號 上 訴 人 臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 楊建軒 上列上訴人因被告洗錢防制法等案件,不服臺灣基隆地方法院11 3年度金訴字第123號,中華民國113年4月30日第一審判決(起訴 案號:臺灣基隆地方檢察署112年度偵字第5335號、第6513號、 第8639號、第8815號、第10870號、第11164號),提起上訴,本 院判決如下:   主 文 上訴駁回。   理 由 一、本院審理範圍:   按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之,刑 事訴訟法第348條第3項定有明文。原審判決後,經檢察官提 起上訴,且於本院審理時明示僅就原審量刑上訴之旨(本院 卷第130頁),依前述說明,本院審理範圍係以原判決認定 之犯罪事實為基礎,審查原審判決之量刑及裁量審酌事項是 否妥適,至於未表明上訴之原判決關於犯罪事實、罪名部分 ,非本院審判範圍。 二、檢察官上訴意旨略以:  ㈠被告前因竊盜案件,經原審法院以111年度基簡字第288號判 決判處有期徒刑3月確定,於民國111年12月4日執行完畢, 有本院被告前案紀錄表1份在卷可稽。原審固認本案被告之 犯行合於刑法第47條第1項累犯之規定,然認被告本案所犯 與前案不同,認無加重法定本刑之必要,而未予加重其最低 本刑。被告於前次執行完畢出監後不久,旋即辦金融帳戶交 付詐欺集團使用而幫助犯詐欺、洗錢等罪,致使多名被害人 受有財產損害,顯見被告對刑罰反應力之薄弱,其前所受刑 罰並未見矯正之效。再者,被告前案與本案所犯雖非相同罪 名,然該等刑法規範均係為保護財產法益所設,況被告犯後 案之被害人數多達6人,各被害人所受損害金額合計逾700萬 餘元,所生之財產損害更鉅,原審即遽認本案無適用累犯規 定加重法定本刑之必要,尚嫌速斷。  ㈡被告於警詢、偵查中均否認犯行,直至原審審理始坦承犯行 ,犯後態度難認良好,且迄未與被害人等達成和解或賠償分 毫,難認有所悔意,況現今詐欺集團猖獗一事,眾所皆知, 被告仍任意將名下帳戶資料交予真實姓名年籍均不詳之人使 用,致該帳戶遭詐欺集團用以收受、提領詐欺犯罪所得、製 造金流斷點,使執法人員難以追查,亦造成被害人追償、救 濟困難,更加助長詐欺犯罪之風氣,危害社會治安與金融秩 序之程度非微,原審量刑是否妥適,非無研求餘地,請撤銷 原判決,另為適當判決等語。 三、維持原判決及駁回上訴之理由:  ㈠洗錢防制法之修正比較:  1.按行為後法律有變更者,適用行為時之法律,但行為後之法 律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2 條第1項定有明文。  2.被告行為後,洗錢防制法先後於112年6月14日修正公布第16 條第2項並於000年0月00日生效,又於113年7月31日修正公 布變更條次為第23條第3項,並自同年8月2日起生效。行為 時(即112年6月14日修正前)洗錢防制法第16條第2項規定 :「犯前2條之罪,在偵查或審判中自白者,減輕其刑。」 中間時(即112年6月14日修正後至113年7月31日修正前)洗 錢防制法第16條第2項規定:「犯前4條之罪,在偵查『及歷 次』審判中均自白者,減輕其刑。」裁判時(即113年7月31 日修正後)洗錢防制法第23條3項規定:「犯前4條之罪,在 偵查『及歷次』審判中均自白者,『如有所得並自動繳交全部 所得財物者』,減輕其刑;『並因而使司法警察機關或檢察官 得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益,或查獲其他正犯或 共犯者,減輕或免除其刑』。」因依行為時法規定,行為人 僅需在偵查「或」審判中自白者,即得減輕其刑;惟依中間 時法規定及裁判時法規定,行為人須於偵查「及歷次」審判 中均自白,裁判時法復增訂如有所得並自動繳交全部所得財 物者,始符減刑規定。  3.本件被告於偵查未坦承犯行,嗣於原審、本院審理時始為認 罪之表示(金訴卷第101至104頁、本院卷第130頁),比較 之結果,中間時法及裁判時法之規定未較有利於行為人。依 刑法第2條第1項前段規定,應適用被告行為時即112年6月14 日修正前洗錢防制法第16條第2項規定。  ㈡按量刑之輕重,係屬為裁判之法院得依職權裁量之事項,苟 其量刑已以行為人之責任為基礎,並斟酌刑法第57條所列一 切情狀,在法定刑度內,酌量科刑,如無偏執一端,致明顯 輕重失衡情形,不得遽指為不當或違法。又刑罰之量定屬法 院自由裁量之職權行使,但仍應審酌刑法第57條所列各款事 由及一切情狀,為酌量輕重之標準,並非漫無限制,在同一 犯罪事實與情節,如別無其他加重或減輕之原因,下級法院 量定之刑,亦無過重或失輕之不當情形,則上級法院對於下 級法院之職權行使,原則上應予尊重。  ㈢原判決就被告上開犯行之量刑,已說明依刑法第30條幫助犯 ,按正犯之刑減輕之,再依112年6月14日修正前洗錢防制法 第16條第2項規定之減輕其刑,復依刑法第70條規定,予以 遞減其刑,及被告雖於本案構成累犯,然前案所犯之竊盜犯 罪類型及侵害法益,與本案犯洗錢防制法等案件之種類均不 相同或不類似,侵害法益亦不同,依大法官釋字第775號解 釋認無加重法定本刑必要,不依刑法第47條第1項規定加重 其刑,並審酌:被告提供上開金融帳戶等資料予他人作為幫 助犯詐欺取財及幫助犯洗錢之工具,助長社會上人頭帳戶文 化之歪風,並導致詐欺及洗錢犯罪追查不易,嚴重損害金融 秩序、社會成員間之互信基礎,與檢警追查不法犯罪之便利 性,就整體詐欺取財犯罪之階層分工及參與程度而言,非共 犯結構之主導或核心地位,及其不顧政府近來嚴加查緝詐欺 犯罪,僅為求一己私利,助長詐騙歪風,影響社會治安及經 濟交易秩序,所為實有可議,惟念其犯後自白坦承全部犯行 ,犯後態度尚佳,兼衡其一時失慮不周,而誤蹈法網,然未 與被害人許秀涓、李興源、林裕昌、林怡君、薛敦珏、陳怡 君等達成和解,並考量被告犯罪動機、目的、手段、被害人 許秀涓、李興源、林裕昌、林怡君、薛敦珏、陳怡君之受害 總金額甚鉅,均未受任何填補損失,渠等人之生計、身心精 神受創痛苦程度甚嚴重,暨考量被告於原審自承:我與母親 同住、家庭經濟狀況勉持、國中畢業之教育程度,我家裡沒 有辦法替我還錢,我現在也沒有錢,我在裡面也沒有錢,我 父母過的沒有很好,我連見他們都不敢見,我在裡面也沒有 拜託任何人來看我,我承認我拿簿子造成妳們的損失,我都 有責任希望能讓我出去之後每個月工作還我錢等語,復酌告 訴人陳怡君指述:「我不同意從輕量刑,他是累犯,我希望 從重量刑,他9月就進監獄,他在監獄中也有可能拿本子, 他有收到錢在他的簿子,但他竟然說他沒有拿到酬勞,每一 個被告都說沒有拿到酬勞,但其實都有拿到酬勞,我希望從 重量刑,他不還錢就是從重。」、「從重量刑,不要從輕, 他在牢中應該會有勞作費,希望他從中還我錢,出去之後也 要還我錢,我家裡也有父母在醫院,你的父母親應該也要替 你還錢,你考慮你的家人,你也要考慮我的家人,你做錯事 應該也要讓家裡知道,多少要還一點錢吧。我也有遇到其他 說出來之後還我錢,但出來之後也沒有還錢。」等語【見原 審卷第113至114頁】之一切情狀,量處有期徒刑1年,併科 罰金新臺幣10萬元,並就併科罰金部分,諭知易服勞役之折 算標準等旨。核其所為之論斷,就累犯裁量不加重,已具體 敘明理由,合於大法官釋字第775號之意旨,且係於法定刑 度範圍之內,予以量定,客觀上並無明顯濫權或失之過重之 情形,或違反比例原則之情形,而刑法第339條第1項之法定 刑為處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金 ;112年6月14日修正前之洗錢防制法第14條第1項之法定刑 為7年以下有期徒刑,併科新臺幣5百萬元以下罰金,依修正 前洗錢防制法第14條第3項宣告刑之限制規定,量處之宣告 刑為有期徒刑1年,併科罰金10萬元,非低度量處,並無恣 意過輕可言。檢察官上訴指摘原審有上開量刑違誤,係對於 原審量刑之自由裁量權限之適法行使,持己見為不同之評價 ,而指摘原判決不當,為無理由,應予以駁回。  ㈣至原審就被告所為洗錢犯行,雖未及審酌比較上開洗錢防制 法於113年7月31日就洗錢罪刑度之修正,本件被告有如前述 洗錢之洗錢防制法第14條第1項、第3項等規定,所得之量刑 範圍為1月以上5年以下,而依修正後洗錢防制法規定,則無 洗錢減輕事由,所得之量刑範圍為6月以上5年以下,故仍應 以修正前洗錢防制法第14條第1項為刑之裁量,是結果並無 不同,對判決不生影響,原判決適用行為時法科刑,而未比 較適用,並不構成撤銷之原因(最高法院96年度台上字第27 0號判決意旨參照),附此敘明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。 本案經檢察官周啟勇提起公訴,檢察官劉星汝提起上訴,檢察官 陳玉華到庭執行職務。  中  華  民  國  113  年  11  月  13  日          刑事第十二庭 審判長法 官 許泰誠                    法 官 魏俊明                    法 官 鍾雅蘭 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 許芸蓁 中  華  民  國  113  年  11  月  13  日

2024-11-13

TPHM-113-上訴-4906-20241113-1

上訴
臺灣高等法院

毒品危害防制條例

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第4221號 上 訴 人 即 被 告 余肇元 選任辯護人 涂予彣律師(法扶律師) 上列上訴人即被告因毒品危害防制條例案件,不服臺灣士林地方 法院113年度訴字第42號,中華民國113年6月13日第一審判決( 起訴案號:臺灣士林地方檢察署112年度偵字第26018號),提起 上訴,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   理 由 一、本院審理範圍:   按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之,刑 事訴訟法第348條第3項定有明文。原審判決後,經上訴人即 被告余肇元提起上訴,且於本院審理時明示僅就原審量刑上 訴之旨(本院卷第100至101、132至133頁),依前述說明, 本院審理範圍係以原判決認定之犯罪事實為基礎,審查原審 判決之量刑及裁量審酌事項是否妥適,至於未表明上訴之原 判決關於犯罪事實、罪名、沒收部分,非本院審判範圍。 二、被告及其辯護人以被告已坦承犯行,且前案犯行為施用毒品 ,與本案是販賣毒品未遂罪質不同,本件不構成累犯。又被 告並非公開販賣第三級毒品,其數量僅5包,且屬未遂犯行 ,應有刑法第59條之規定適用,請給予減輕其刑等語。 三、維持原判決及駁回上訴之理由:  ㈠被告前①於民國110年間,因施用毒品案件,經臺灣臺北地方 法院(下稱臺北地院)以110年度審簡字第843號判決判處有 期徒刑2月確定;②於110年間,又因施用毒品案件,經臺北 地院以110年度審簡字第946號判決判處有期徒刑2月確定;③ 於110年間,復因施用毒品案件,經臺北地院以110年度審簡 字第2449號判決各判處有期徒刑4月、4月確定,上開①②③罪 刑,嗣經臺北地院以111年度聲字第310號裁定應執行有期徒 刑7月確定;④於111年間,繼因施用毒品案件,經臺灣新北 地方法院以111年度簡字第878號判決判處有期徒刑3月確定 ;⑤於111年間,則因施用毒品案件,經臺北地院以111年度 簡字第822號判決判處有期徒刑3月確定,上開④⑤罪刑,嗣經 臺北地院以111年度聲字第1432號裁定應執行有期徒刑4月確 定,上開應執行之刑接續執行,於111年11月30日縮短刑期 執行完畢等情,有本院被告前案紀錄表在卷可稽,是被告受 有期徒刑之執行完畢,5年以內故意再犯本案有期徒刑以上 之各罪,為累犯。本院審酌被告所犯本案與前案之犯罪原因 均與毒品有關,且被告前案係犯施用毒品案件,而本案則為 販賣毒品案件,足見被告對毒品犯行具有特別惡性及刑罰反 應力薄弱之情,且被告於執行完畢後卻仍未見警惕,而再犯 本案犯行等情狀,認如加重其法定最低度刑,尚不至於使「 行為人所受的刑罰」超過「其所應負擔罪責」,是原審依司 法院釋字第775號解釋意旨及刑法第47條第1項之規定加重其 刑,並無不合。被告上訴主張不應累犯規定加重其刑,並無 理由。  ㈡被告無適用刑法第59條之規定:   按犯罪之情狀顯可憫恕,認科以最低度刑仍嫌過重者,得酌 量減輕其刑。刑法第59條定有明文。此酌量減輕其刑,必須 犯罪另有特殊之原因與環境,在客觀上足以引起一般同情, 縱宣告法定最低度刑,猶嫌過重者,始有其適用。此所謂法 定最低度刑,固包括法定最低本刑,惟遇有其他法定減輕之 事由者,則應係指適用其他法定減輕事由減輕其刑後之最低 度刑而言。查被告明知毒品向為政府嚴查,竟無視於此,仍 為本案犯行,且扣案之毒品咖啡包5包(其中3包驗餘淨重共 1.8459公克、2包驗餘淨重共3.9297公克,驗餘淨重共5.775 6公克),均檢出含有第三級毒品4-甲基甲基卡西酮,若流 入市面,危害非輕,且被告於自始否認犯行,迄至本院始坦 承犯行,犯罪情狀並無任何顯可憫恕之處,在客觀上不足以 引起一般人之同情,且其本件販賣毒品犯行部分,經依刑法 第47條第1項之規定加重其刑後,並無宣告法定最低度刑期 猶嫌過重之情形,自無刑法第59條規定酌減其刑之適用。被 告主張應依刑法第59條酌減其刑,並無理由。  ㈢按量刑之輕重,係屬為裁判之法院得依職權裁量之事項,苟 其量刑已以行為人之責任為基礎,並斟酌刑法第57條所列一 切情狀,在法定刑度內,酌量科刑,如無偏執一端,致明顯 輕重失衡情形,不得遽指為不當或違法。又刑罰之量定屬法 院自由裁量之職權行使,但仍應審酌刑法第57條所列各款事 由及一切情狀,為酌量輕重之標準,並非漫無限制,在同一 犯罪事實與情節,如別無其他加重或減輕之原因,下級法院 量定之刑,亦無過重或失輕之不當情形,則上級法院對於下 級法院之職權行使,原則上應予尊重。    ㈣原判決就被告上開犯行之量刑,已說明被告本案犯行應依司 法院釋字第775號解釋意旨及刑法第47條第1項規定加重其刑 ,以及依刑法第25條第2項,減輕其刑,且並無適用刑法第5 9條之規定,並審酌被告明知毒品對人體健康危害至鉅,一 經染毒,極易成癮,影響深遠,如任其氾濫、擴散,對於國 民身心健康、他人家庭及社會秩序之危害非淺,政府因而嚴 令禁絕毒品之流通,竟無視政府查緝毒品之決心,非法販賣 第三級毒品未遂,所為應予非難,併審酌本案事發後未見被 告真心悔悟,犯後態度難謂良好,本案販賣毒品之數量尚屬 非鉅,獲利有限,其情節顯較一般獲取暴利之上游毒販輕微 ,復考量被告販賣毒品對於社會所生潛在危害之程度,兼衡 被告自述之家庭生活及經濟狀況,暨其前科素行、犯罪動機 、目的、手段等一切情狀,就所犯之罪於處斷刑之範圍內量 處有期徒刑4年2月。核其所為之論斷,客觀上並無明顯濫權 或失之過重之情形,又販賣第三級毒品法定刑為7年以上有 期徒刑,被告同有累犯加重事由,及未遂犯之減輕事由,且 販賣之毒品咖啡包5包(驗餘淨重共5.7756公克)數量非少 ,被告於原審又否認犯行,原審量刑有期徒刑4年2月,已屬 較低之刑,並無被告所指恣意過重情事,雖原審就被告前述 刑之加重、減輕事由,未說明先加後減之旨。但所定宣告刑 ,係在處斷刑之範圍內,此部分理由瑕疵與刑之裁量無影響 ,仍可維持。至被告雖於本院改為自白犯罪,但係在原審為 論斷後,見事證已明而為,難認出於真誠悔改,不能作為更 有利之量刑因子,與量刑結果並無影響。被告仍執前詞提起 上訴,指摘原審刑之裁量不當,為無理由,應予駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。 本案經檢察官楊唯宏提起公訴,檢察官陳玉華到庭執行職務。  中  華  民  國  113  年  11  月  13  日          刑事第十二庭 審判長法 官 許泰誠                    法 官 魏俊明                    法 官 鍾雅蘭 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 許芸蓁 中  華  民  國  113  年  11  月  13  日

2024-11-13

TPHM-113-上訴-4221-20241113-1

臺灣高等法院

聲明異議

臺灣高等法院刑事裁定 113年度抗字第2215號 抗 告 人 即 受刑人 李晅頡 上列抗告人即受刑人因聲明異議案件,不服臺灣新竹地方法院中 華民國113年9月11日裁定(113年度聲字第820號),提起抗告, 本院裁定如下: 主 文 原裁定撤銷,發回臺灣新竹地方法院。 理 由 一、原裁定意旨略以: ㈠聲明異議意旨詳如聲明異議狀所載(如附件)。  ㈡抗告人即受刑人李晅頡(下稱受刑人)因竊盜等數罪,經本 院以109年度聲字第3929號裁定(下稱甲裁定,如附件)定應 執行有期徒刑1年8月確定;再因竊盜等數罪,經本院以109 年度聲字第3934號裁定定應執行有期徒刑6年5月(下稱乙裁 定,如附件);另因偽造文書、詐欺、毒品、竊盜、贓物、 侵占等數罪,經原審以109年度聲字第1438號裁定定應執行 有期徒刑7年8月(下稱丙裁定,如附件);又因偽造文書、竊 盜、非法由收費設備得利、毒品等數罪,經原審以110年度 聲字第426號裁定定應執行有期徒刑1年8月(下稱丁裁定,如 附件),有前揭各該裁定、本院被告前案紀錄表在卷可稽。 ㈢其中甲裁定部分刑期自民國107年5月16日起至108年12月2日 、丁裁定部分刑期自108年12月3日起至110年8月2日止,均 已執行完畢,此有本院被告前案紀錄表附卷,亦經原審法院 調閱臺灣新竹地方檢察署113年度執聲他字第949號卷宗後, 並核對卷內該署之109年執更制字第1591號、110年執更制字 第632號執行指揮書無誤,是上開甲及丁裁定各該數罪之刑 既已全部執行完畢,檢察官即無再聲請法院定應執行刑之必 要,是檢察官就此部分未依受刑人之請求重新向法院聲請定 應執行刑,顯無不當或違法之處。  ㈣至於乙、丙裁定部分雖均尚未執行完畢,然關於受刑人聲請 重新定應執行刑之部分,除因增加經另案判決確定合於併合 處罰之其他犯罪,或原定應執行之數罪中有部分犯罪,因非 常上訴、再審程序而經撤銷改判,或有赦免、減刑等情形, 致原定執行刑之基礎已經變動,或其他客觀上有「責罰顯不 相當」之特殊情形,為維護極重要之公共利益之情形外,法 院應受原確定裁判實質確定力之拘束,自有一事不再理原則 之適用。細觀本案乙、丙裁定均已確定,且所包含之各罪案 件,並無因非常上訴、再審程序而撤銷改判,或有赦免、減 刑,更定其刑等致原執行刑各確定裁判之基礎變動之情形。 至於是否有「責罰顯不相當」部分,原審依照受刑人主張( 即將乙裁定與丙裁定附表之罪重新定刑),依刑法第51條第5 款規定及定應執行刑之內外部界線,可知乙、丙裁定附表之 罪若重新定應執行刑之上限為14年7月,較乙、丙裁定接續 執行合計刑期14年1月為高,對於受刑人並非必然更有利, 反而可能使受刑人蒙受更長刑期之危險,難認有「責罰顯不 相當」之情形。準此,檢察官未依受刑人之請求重新向法院 聲請定應執行刑,洵屬有據,檢察官之執行指揮並無不當或 違法之處。是受刑人以如聲明異議狀所載之詞聲明異議,指 摘檢察官執行之指揮為不當,經核為無理由,應予駁回等語 。 二、抗告意旨略以:受刑人所犯之罪皆為竊盜、偽造文書、詐欺 等案件,均屬同一罪質之財產上犯罪。而其於000年0月間, 因朋友陷害有債務問題,以竊盜償還債務,犯罪時間自106 年9月至000年0月間,犯罪時間接近、動機相似,竊取財物 價值也不高,且所有案件,最重一件判有期徒刑9月,即要 執行原裁定定應執刑有期徒刑17年5月,是否過長而不合理 ,況從刑罰經濟角度思考,對反覆竊盜之行為人進行教化促 其改過遷善,是否確有必要花費17年5月,恐有疑問,而無 必要之監禁,不僅浪費國家資源,亦使行為人因長期與社會 隔離,而更難回歸社會。又受刑人前犯過失傷害之輕罪,業 經執行完畢,本次竊得之財物,多由警方將贓物返還被害人 ,或由受刑人家屬出面與被害人和解,賠償損失,且其於偵 、審中均坦承犯行,願接受法律制裁,並於112年11月30日 將犯罪所得全數繳清,是受刑人並非經判決執行完畢後,不 知悛悔,再故意犯罪之人等語。   三、按受刑人或其法定代理人或配偶,以檢察官執行之指揮為不 當者,得向諭知該裁判之法院聲明異議,刑事訴訟法第484 條定有明文。此所謂「執行之指揮為不當」,係指就刑之執 行或其方法違背法令,或雖非違法而因處置失當,致受刑人 蒙受重大不利益者而言。而是否屬檢察官執行之指揮,得為 聲明異議之標的,應就檢察官所為之實質內容予以觀察、判 斷。又數罪併罰案件之實體裁判,除因增加經另案判決確定 合於併合處罰之其他犯罪,或原定應執行之數罪中有部分犯 罪,因非常上訴、再審程序而經撤銷改判,或有赦免、減刑 等情形,致原定執行刑之基礎已經變動,或其他客觀上有責 罰顯不相當之特殊情形,為維護極重要之公共利益,而有另 定應執行刑之必要者外,法院應受原確定裁判實質確定力之 拘束,並確保裁判之終局性。已經定應執行刑確定之各罪, 除上開例外情形外,法院再就該各罪之全部或部分重複定其 應執行刑,前、後二裁定對於同一宣告刑重複定刑,行為人 顯有因同一行為遭受雙重處罰之危險,均屬違反一事不再理 原則,而不得就已確定裁判並定應執行刑之數罪,就其全部 或一部再行定其應執行之刑,此為本院最近之統一見解。是 以,受刑人就原確定裁判所示之數罪,重行請求檢察官向法 院聲請定應執行刑,雖有一事不再理原則之適用,惟如有前 揭例外之情形,仍非不可。因此,如受刑人於刑之執行中, 以有前揭例外之情形為由,而請求檢察官聲請法院重新定其 應執行之刑,此係在檢察官指揮刑之執行中,其准駁與否, 至關受刑人之權益,自應屬檢察官指揮執行職權之範疇,倘 檢察官執行指揮有不當,受刑人自得向法院聲明異議(最高 法院112年度台抗字第594號裁定意旨參照)。 四、經查:  ㈠本件受刑人前因竊盜等數罪,經本院以109年度聲字第3929號 裁定(即甲裁定)定應執行有期徒刑1年8月確定,刑期自107 年5月16日起至108年12月2日,已執行完畢;再因竊盜等數 罪,經本院以109年度聲字第3934號裁定(即乙裁定)定應執 行有期徒刑6年5月;另因偽造文書、詐欺、毒品、竊盜、贓 物、侵占等數罪,經原審以109年度聲字第1438號裁定(即丙 裁定)定應執行有期徒刑7年8月;又因偽造文書、竊盜、非 法由收費設備得利、毒品等數罪,經原審以110年度聲字第4 26號裁定(即丁裁定)定應執行有期徒刑1年8月,刑期自108 年12月3日起至110年8月2日,已執行完畢,現接續執行前揭 丙、丁裁定刑期等情,有前揭各該裁定、本院被告前案紀錄 表在卷可參。  ㈡本件受刑人就前揭甲裁定、乙裁定、丙裁定、丁裁定,聲請 另定組合合併定其應執行之刑,經新竹地檢署以竹檢云執制 113執聲他949字第1139030546號函否准抗告人聲請定應執行 刑之請求。受刑人向原審法院提出聲明異議後,原審以上開 甲裁定及丁裁定各該數罪之刑既已全部執行完畢,即無再聲 請法院定應執行刑之必要。然上開甲、丁裁定各罪,係以最 早確定者即106年12月13日為基準,此部分固已執行完畢, 然觀諸未執行完畢之乙、丙裁定數罪,其中乙裁定編號4犯 罪時間為106年10月4日部分,丙裁定編號4、編號5犯罪時間 為106年10月8日部分,編號6犯罪時間為106年9月1日部分, 編號7犯罪時間為106年9月10日及106年9月12日部分,似可 再與甲、丁裁定重新組合,另定執行刑。則原裁定上開認已 無再另定執行刑之必要,理由難認允當。  ㈢又依聲請人之主張,甲、乙、丙、丁另定組合,重新定應執 行刑。則前述乙、丙裁定抽離之數罪,可與甲、丁裁定數罪 ,透過整體裁量,進行充分而不過度之評價,其乙、丙裁定 抽離後之剩餘數罪,以最早確定者即107年11月8日為基準, 似可合併定應執行刑,而為整體裁量,進行充分,而不過度 之評價。依此二組重新定刑之組合,較前述甲、乙、丙、丁 各組分別定應執行後再接續執行而言,是否更較受刑人有利 ,且符合刑罰經濟及恤刑本旨之應執行刑期,對受刑人而言 ,是否符合前述責罰不相當之情形。檢察官否准受刑人此部 分另定組合合併定應執行刑之請求,似未慮及上情,其裁量 非無再行斟酌之餘地。 五、綜上,原審未見及此,誤認甲、丁裁定已執行完畢,無再定 執行刑之必要,且乙、丙裁定已生實質確定力,基於一事不 再理原則不得重複定應執行刑,又無責罰顯不相當之情形, 而以檢察官旨揭函覆否准受刑人請求另定應執行刑之執行指 揮並無不當為由,駁回受刑人之聲明異議,自有未洽。抗告 意旨執以前詞提起抗告,為有理由,原裁定既有上開違誤, 即屬無可維持,為兼顧受刑人之審級利益,爰撤銷原裁定, 發回原審詳查後更為妥適之裁定。 據上論斷,應依刑事訴訟法第413條,裁定如主文。 中  華  民  國  113  年  11  月   7  日 刑事第十二庭 審判長法 官 許泰誠 法 官 魏俊明 法 官 鍾雅蘭  以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受送達後十日內向本院提出再抗告狀。 書記官 許芸蓁 中  華  民  國  113  年  11  月  7   日

2024-11-07

TPHM-113-抗-2215-20241107-1

上易
臺灣高等法院

詐欺

臺灣高等法院刑事判決 113年度上易字第924號 上 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被   告 黃柏淵  上列上訴人因被告詐欺案件,不服臺灣新北地方法院112年度易 字第83號,中華民國112年10月31日第一審判決(起訴案號:臺 灣新北地方檢察署111年度調偵字第1865號),提起上訴,本院 判決如下: 主 文 原判決撤銷。 黃柏淵犯詐欺取財罪,處有期徒刑陸月,如易科罰金,以新臺幣 壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣貳拾捌萬參仟元沒收,於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 事 實 一、黃柏淵於民國109年9月間,得知梁子潁、梁子妤有蓬萊陵園 祥雲觀(下稱祥雲觀)之納骨塔位、骨灰罐無處銷售,竟意 圖為自己不法所有,向梁子潁、梁子妤佯稱可代為以新臺幣 (下同)1,100萬元銷售其等所有塔位、骨灰罐予冠德建設 公司(下稱冠德公司),惟冠德公司欲以節稅為名購買,其 等須先支付相關稅金,冠德公司才願購買祥雲觀之納骨塔位 、骨灰罐云云,致其等陷於錯誤,誤信為真,於110年2月2 日某時,在新北市中和區中興街202巷成龍遊天下社區警衛 室前之黃柏淵駕駛之自用小客車上,交付「稅金」10萬3,00 0元,黃柏淵則當場交付未記載購買商品內容之買賣受訂單 ,於翌(3)日再交付記載生命寶座提貨憑證之寄存託管憑 證(玉恩託管單)予梁子潁;黃柏淵接續前開詐欺犯意,於 110年3月31日,在臺北市中山區中山分局後方某7-11超商, 向梁子潁、梁子妤佯稱須再支付稅金云云,致其等陷於錯誤 ,由黃柏淵交付未記載購買商品內容之買賣受訂單後,梁子 潁於同日在臺北市重慶南路台新銀行外,交付「稅金」18萬 元予黃柏淵,於數日後黃柏淵再交付記載生命寶座提貨憑證 之領收證明書予梁子潁。惟冠德建設公司並無透過黃柏淵向 梁子潁、梁子妤購買上開殯葬產品以節稅之事,其等至此始 知受騙,報警處理。 二、案經梁子潁、梁子妤訴由新北市政府警察局中和分局報告臺 灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。   理 由 壹、證據能力:   本判決認定犯罪事實所引用之供述及非供述證據,並無證據 證明係公務員違背法定程序所取得,檢察官及經被告均表達 同意作為證據使用之旨(本院卷第62-64頁),本院審酌該 等證據並無違法取得之情況,堪認適宜作為證據,而有證據 能力。 貳、實體事項: 一、被告供述及答辯:   訊據被告黃柏淵固坦承於上開時、地收受告訴人梁子潁、梁 子妤所交付之10萬3,000元、18萬元,且曾交付買賣受訂單 、申購產品注意事項、領收證明書、寄存託管憑證(玉恩託 管單)給告訴人梁子潁,惟堅詞否認有何詐欺取財犯行,辯 稱:告訴人2人向伊購買2個骨灰罐才交付上開款項,骨灰罐 是伊向誠曜公司批貨後再賣給告訴人2人,並交付提貨憑證 ,告訴人2人也在領收證明書簽收,其等可隨拿提貨憑證提 貨,伊也可以協助提領,伊並無向告訴人2人說冠德公司要 以節稅名義購買其等之納骨塔、骨灰罐云云。 二、認定犯罪事實所憑之證據及理由:    ㈠被告於110年2月2日某時許,在新北市中和區中興街202巷成 龍遊天下社區警衛室前,在其駕駛之自小客車內收受告訴人 梁子潁交付之現金10萬3,000元,被告當場交付買賣受訂單 ,另於翌(3)日某時許,再交付寄存託管憑證(玉恩託管 單)、領收證明書給告訴人梁子潁;復於同年3月31日上午 某時許,在臺北市中山區中山分局後方某7-11超商處,交付 買賣受訂單予告訴人梁子潁,其後告訴人梁子妤於同日上午 9時許,在臺北市重慶南路台新銀行外交付18萬元予被告, 數日後,被告再交付寄存託管憑證(玉恩託管單)、領收證 明書予告訴人梁子潁之事實,為被告坦認,核與證人即告訴 人梁子潁於警詢、偵訊、原審、本院及證人即告訴人梁子妤 於警詢、本院證述情節相符(偵字卷第6-8、41頁,原審卷第 115-124頁,本院卷第66頁),並有買賣受訂單、申購產品注 意事項、領收證明書、寄存託管憑證(玉恩託管單)在卷可 稽(偵字卷第12-13、22-23頁、原審卷第45-48頁),此部分 事實,堪予認定。  ㈡本件告訴人2人並無向被告購買骨灰罐2個,而係被告向告訴 人2人佯稱有買家冠德公司願購買其等持有祥雲觀之納骨塔 位、骨灰罐,惟告訴人2人需先支付冠德公司以節稅方式買 賣之稅金,使告訴人2人陷於錯誤,而交付10萬3,000元、18 萬元予被告,受有財產上之損害。經查:   1.證人即告訴人梁子潁於⑴警、偵訊、原審證稱:我從86年持 有祥雲觀1樓塔位11個、B1塔位6個、罐子11個,被告於109 年10至12月間打電話給我,他說可以幫我賣掉上述產品,先 跟我約看權狀、談論賣祥雲觀之納骨塔位、骨灰罐,直至11 0年1月,被告找了劉姓學長,說劉姓學長職位高、人脈比較 好,說只要拿35萬來辦節稅,冠德公司會用總價1,100萬元 買下所有的殯葬產品,但要先繳節稅的稅金,若不辦節稅, 買家不會買。分2次拿錢給被告,被告給我2張買賣受訂單, 2、3天再給我領收證明書,這是用來保障若買賣不成立會請 公司全額退費後,再把領收證明書還他,我是請被告幫忙賣 塔位骨灰罐,給他的錢是要讓他去辦冠德公司節稅要付的稅 金,並不是向被告買骨灰罐等語(偵字卷第6、41頁、原審卷 第113-119、122-124);⑵又另原審證稱:為了要繳稅金辦節 稅,我向朋友借了28萬多元,交錢給被告,因我不放心,被 告才拿了2個骨灰罐單子押給我,也交給我領收證明書、寄 存託管憑證(玉恩託管單),作為買賣不成立時,交還上開 領收證明書等文件後,退還交付之稅金。而買賣受訂單上寫 「此單不成全額退費」就是指塔位若買賣不成,被告要將節 稅的錢全額退給我之意。我有請人去問冠德公司,冠德公司 公司表示沒有這件事,我去查了被告公司,該公司說沒有員 工等語(原審卷第114-118頁)。  2.證人即告訴人梁子妤於:⑴警詢證稱:109年9、10月被告打 電話給我姐姐梁子潁說要收購塔位,我也有1個塔位,也同 意出售,但被告說收購塔位要先辦節稅,要收全額費用,當 時全權交給梁子潁處理,被詐騙的錢是我跟梁子穎合資等語 (偵字卷第7-8頁);⑵原審證稱:我總共有12骨灰罐,放自己 倉庫,也有塔位證,被告、劉先生來找我說要幫忙出售。   我繳第二次錢給被告之後2-3天拿到寄存託管憑證(玉恩託 管單)。我因不放心,被告拿了2個(骨灰罐單子)押給我 ,說若買賣不成的話,就還給他,全額退款。而買賣受訂單 上寫「此單不成全額退費」是被告主動寫的,我本身就有骨 灰罐,被告也知道我有骨灰罐,我拿被告的骨灰罐幹嘛等語 (原審卷第121-124頁)。  3.依告訴人2人所述,告訴人梁子潁自86年持有祥雲觀1樓塔位 11個、B1塔位6個、罐子11個,告訴人梁子妤持有12骨灰罐 、塔位證,告訴人2人長期持有上開殯葬物品有相當期間, 骨灰罐並非具賞玩收藏性或有價格增值波動可能之物品,於 生後產生殯葬需求時,本可自殯葬業者、禮儀公司處購得, 並無珍稀、特別之處,倘若非經被告以告訴人2人上開所陳 之節稅話術誘騙,告訴人2人已長期持有上開納骨塔位、骨 灰罐之情下,經濟狀況不好,何需再向被告購買超過自身及 親朋好友得使用數量之骨灰罐,甚至在無急用之情下還要去 借款向被告購買骨灰罐2個。顯見告訴人2人所證述,因被告 稱冠德公司要以1,100萬元購買其等持有之上開殯葬產品, 告訴人2人認有出售管道,而配合買家冠德公司以節稅方式 購買,為求出售所有上開之殯葬產品,而願意先支付稅金, 尚不悖於常情,是告訴人2人所證符合常情,而無明顯瑕疵 ,其等證詞之可信性,應屬可採。  4.再者,證人汪少橋於本院證稱:梁子潁是我媽媽,梁子妤是 我阿姨。兩人的經濟狀況不好。109年間媽媽、阿姨持有塔 位、骨灰罐將近有10年以上。媽媽跟阿姨不是要買新的塔位 ,而是阿姨想要賣掉他手上的權狀變現,被告幫忙找到買家 說須先支付節稅的錢,買家才會買塔位跟骨灰罐。我知道阿 姨有跟舅舅梁國強借50萬元,因為舅舅匯款時我在場。是匯 款後1 至2 個月的時候,就知道阿姨跟舅舅借這筆款項的目 的是要給被告去買賣納骨塔的相關事宜,我不認同交錢給被 告,一直問才知道全部的真相等語(本院卷第157-160頁) ;證人梁國強於本院證稱:梁子潁是姊姊,梁子妤是我妹妹 。他們兩個人投資納骨塔跟骨灰罐至少10年以上。梁子妤有 跟我借50萬。其中5萬元去還利息,另外45萬匯款是要還本 金,妹妹說這筆本金是被告告知她說要賣納骨塔,冠德公司 要求辦理節稅,要先支付稅金用的等語(本院卷第163-166 頁)。是證人汪少橋、梁國強上揭證述情節,亦與告訴人2 人所陳,其等為了配合買家冠德公司欲以節稅方式購買其等 祥雲觀之納骨塔位、骨灰罐等物,告訴人2人需先行支付稅 金,其等當時資力並不充裕,才需要對外借貸現金,而將上 開款項交付被告等情相符,又證人汪少橋、梁國強與被告均 不認識,並無任何嫌隙,當無故為虛偽證述,以羅織被告入 罪之理,應可補強告訴人2人關於本案被害經過之證述,足 以認定告訴人2人遭被告佯稱可代為以1,100萬元銷售祥雲觀 之納骨塔位、骨灰罐予冠德公司以節稅,惟必須先支付相關 稅金詐騙之過程,確屬真實可信。  ㈢證人即誠曜公司負責人李宜庭於偵查、原審證述,與被告於 警詢、偵查、準備程序中之供述前後已有不一,且經勾稽比 對卷內全部證據資料【買賣受訂單、申購產品注意事項、領 收證明書、寄存託管憑證(玉恩託管單】,與被告所述並不 相符,自無法為有利被告之認定:  ⑴依人之記憶常隨時間經過而逐漸減退,故距事件發生時間越 近,記憶越清楚,反之則記憶越模糊之經驗法則,證人即誠 曜公司負責人李宜庭於偵查證稱:不認識被告、沒有印象被 告向其叫貨,誠曜公司無買賣收訂單、領收證明書此文件等 語明確,於原審雖改證稱:因時間已久,不能確定有無見過 被告、被告有無向其叫貨等語,然證人李宜庭兩次證述時間 已距1年之久,證人李宜庭稱已不能確定,尚無違經驗法則 ,且證人李宜庭和被告並不認識,其於偵查證稱應無故意陷 害被告之理,是應以證人李宜庭在偵查之證言較為可採。 ⑵證人李宜庭於原審準備程序中明確證稱:業務稱其為「李小 姐。」,與被告於偵查中供稱其窗口為「小謝」明顯不同( 偵13968卷第39頁)。且證人李宜庭於偵查證稱:誠曜公司 沒有買賣受訂單、申購產品注意事項、領收證明書等語(調 偵卷第25頁);原審證稱:因為我不是廠商,跟我叫貨後, 會去跟廠商叫貨,寄存託管憑證是廠商做的等語(原審易卷 第127頁),是證人李宜庭之證詞僅能證明可憑寄存託管憑 證(玉恩託管單)向誠曜公司提領骨灰罐,無從證明告訴人 2人係向被告購買骨灰罐而交付款項。  ⑶再者,被告於:偵查供稱:「……一個15萬8,兩個31萬6,告 訴人一次交付價金……」(偵卷第39頁);原審準備程序改 稱:「……我跟她(告訴人)收過兩次錢……」、「……我兩次都 有開買賣受訂單跟領收證明書給他們……」(原審易卷第35頁 )等語,就如何向告訴人2人收取款項究為一次或兩次部分 ,前後供述已有不符,且被告向告訴人2人分別收款10萬3,0 00元、18萬元,依誠曜公司最低售價為10萬8,000元,本件 買賣受訂單2張均上未寫明產品名稱,已經與買賣交易方式 不符,又如何斷定告訴人2人兩次交付款項金額不同,即認 告訴人2人確有向被告購買骨灰罐2個之情,況誠曜公司最低 售價至多為21萬6,000(108,000+108,000=216,000),告訴 人2人支付283,000元(10萬3,000元+18萬元=283,000)高於 2個誠曜公司最低骨灰罐金額,告訴人梁子潁第一次交付金 額103,000元甚至低於誠曜公司最低售價10萬8,000元,均屬 不合理。則被告所辯稱告訴人2人係向其購買骨灰罐而交付 價金,與上開客觀事實不符,已屬有疑。  ⑷參以買賣受訂單只載明10萬3,000元、18萬元金額,未記明購 買產品名稱、數量,而寄存託管憑證(玉恩託管單)載明: 持有人梁子潁、託管編號01296、持有人可憑本單向倉庫保 管人提領露含玉乙個(骨灰罐內容物為:專利內膽白金,加 工經文萬法自然;持有人梁子潁、託管編號J62240、持有人 可憑本單向倉庫保管人提領棠梅岫玉乙個(骨灰罐內容物為 :專利內膽白金,加工經文九品蓮花(原審卷第45至48頁) ,比較卷附買賣受訂單與寄存託管憑證(玉恩託管單)之內 容完全不同,無法認定上開買賣受訂單之內容,等同於寄存 託管憑證(玉恩託管單)之內容。再者,若真如被告所陳是 告訴人2人要購買骨灰罐,何以未自始即在買賣受訂單載明 是要購買骨灰罐,以及要購買之產品型式。綜此,更足認被 告當時虛構冠德公司為買家之說詞,告訴人2人純係為將所 有之納骨塔產品脫售,而誤信此說詞,才會未及注意被告要 其等簽署之買賣受訂單內容,也正因為被告是以此等虛構說 詞,才未在買賣受訂單載明購買產品名稱,事後再以被告個 人所有上述骨灰罐產品充數交付。據此,自無法逕認告訴人 2人交付被告款項即為被告所辯向其購買骨灰罐等情,自無 法為有利被告之認定。  ⑸另寄存託管憑證(玉恩託管單)其上固有記載「玉恩」及「 保管方聯絡電話:0000-012-404」,未記載該保管方之公司 全稱、公司地址、負責人姓名、連絡電話係何人(原審卷第 46、48頁),檢察官雖主張其於112年12月29日撥打上開聯 絡電話,約計撥打5通,均無法接聽轉入語音信箱,有臺灣 新北地方檢察署公務電話紀錄足佐(本院卷第37頁),然本 院於113年7月2日準備程序當庭撥打上開連絡電話,受話方 接聽後表示其為玉恩倉儲,現為鍾粹公司管理(本院卷第62 頁),經本院函詢鍾粹公司有關玉恩寄託管憑證之用途之結 果為:原本倉儲已收掉,在113年4月份時將剩下物品委託本 公司繼續協助保管,也將其提領電話轉入本公司名下,若客 戶欲提領商品,也可將其提領等節,有鍾粹公司函足參(本 院卷第117頁)。然如前所述,告訴人2人係誤信被告有買節 稅購買之說詞,才交付上開款項,故即令被告事後以自己所 有之骨灰罐產品搪塞交付與告訴人2人,上開託管憑證仍可 以取得骨灰罐,仍無解於被告施用詐術向告訴人2人騙取現 金款項之事實。 三、綜上,本案事證明確,被告上揭犯行堪以認定,應予依法論 科。   參、論罪: 一、核被告所為,係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。 二、被告對告訴人2人施詐,致其等陷於錯誤,接續給付上開金 錢財物,為一行為之同種想像競合犯,應從一重處斷。   肆、撤銷改判理由及科刑審酌事項: 一、原審未予詳查,並就卷內相關證據資料而為綜合評價,竟以 告訴人2人係向被告購買骨灰罐2個而交付款項,並取得買賣 受訂單、申購產品注意事項、領收證明書、寄存託管憑證( 玉恩託管單)等文件,且證人李宜庭所證誠曜公司骨灰罐價 格與告訴人2人交付被告金額相近或更高,及被告雖以類似 手法,業經檢察官為不起訴處分,遽認被告並無對告訴人2 人佯稱已找到可代為銷售其等手上之塔位、骨灰罐予冠德公 司以節稅,告訴人2人需先繳納稅金等節,而為被告無罪之 判決,於法容有未洽。檢察官上訴,指摘原審未予詳查,逕 為有利被告之認定,為有理由,應由本院將原判決予以撤銷 。 二、爰審酌被告正值青壯,不思以合法途徑賺取錢財,透過不詳 管道得知告訴人2人持有諸多塔位,而有脫售之需求,竟為 圖一己私利,對告訴人2人誆稱已找到買家冠德公司願以1,1 00萬元購買其等持有之祥雲觀之納骨塔位、骨灰罐,然因需 辦理節稅,告訴人2人須先支付相關稅金,致告訴人2人陷於 錯誤,而交付稅金款項,對告訴人2人之財產及社會交易秩 序產生損害,所為顯不足取,被告犯後否認犯行,態度不佳 ,迄未賠償告訴人2人所受損害,兼衡其等之犯罪動機、目 的、手段、犯罪所生損害、素行,暨被告原審自陳國中畢業 之智識程度、從事賣骨灰罐工作,已婚,有2位未成年兒子 之家庭生活狀況等一切情狀,量處如主文第2項所示之刑, 並諭知易科罰金之折算標準。 三、沒收:     被告因犯本案而詐欺告訴人2人共計28萬3,000元(即103,00 0+180,000=283,000)之犯罪所得,雖未據扣案,且被告迄 今尚未賠償告訴人2人,應依刑法第38條之1 第1 項、第3項 規定,宣告沒收之,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收 時,追徵其價額。    四、被告經合法傳喚,無正當理由不到庭,爰不待其陳述,逕為 一造辯論判決。    據上論斷,應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段、第371條,判決如主文。  本案經檢察官魏子凱提起公訴,檢察官陳伯青提起上訴,檢察官 陳玉華到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  11  月  6   日 刑事第十二庭 審判長法 官 許泰誠 法 官 魏俊明 法 官 鍾雅蘭  以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。 書記官 許芸蓁 中  華  民  國  113  年  11  月  6   日 附錄:本案論罪科刑法條全文 刑法第339條(普通詐欺罪) 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下 罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。

2024-11-06

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