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臺灣雲林地方法院

竊盜

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度易字第886號 公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 江志強 倪翰元 上列被告等因竊盜案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第584 8、5858、6129號),本院判決如下:   主 文 江志強犯如附表二主文欄所示之罪,各處如附表二主文欄所示之 刑及沒收。應執行有期徒刑貳年。 倪翰元無罪。     犯罪事實 一、江志強意圖為自己不法之所有,基於竊盜之犯意,於民國11 3年3月1日11時40分許,在雲林縣古坑鄉永光村雲212線「小 燕冷飲站」後方空地,以不詳方式竊取徐鎮守所有、停放於 該處之車牌號碼0000-00號自用小貨車(下稱A車),得手後 駕駛A車離去。 二、江志強、蔡家程(已歿,由檢察官另為不起訴處分)及身分 不詳之成年男子(下稱甲男)共同意圖為自己不法之所有, 基於加重竊盜之犯意聯絡,於113年2月1日晚間至2日凌晨間 某時,持客觀上足以對人之生命、身體、安全構成威脅之電 纜剪(未扣案),前往位於雲林縣○○市○○○路0號雲林科技工 業區內之維品科技股份有限公司(下稱維品公司),翻越維 品公司之圍牆,由江志強以電纜剪剪取維品公司所有、何欽 尚管領如附表一所示之電纜線(價值共計新臺幣【下同】19 1萬332元),由蔡家程以電火布綑綁電纜線,甲男則負責現 場把風,渠等將竊得如附表一所示之電纜線搬運至江志強駕 駛之車牌號碼00-0000號自用小貨車(下稱B車)而竊取得手 。 三、江志強意圖為自己不法之所有,基於竊盜之犯意,於113年3 月8日4時10分許,在雲林縣○○鄉○○村○○街00號前,以不詳方 式竊取石宛代所有、停放於該處之車牌號碼0000-00號自用 小貨車(下稱C車),得手後駕駛C車離去。   理 由 甲、有罪部分 壹、程序部分 一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述,除法律有規定 者外,不得作為證據,刑事訴訟法第159條第1項固定有明文 。惟被告以外之人於審判外之陳述,雖不符同法第159條之1 至第159條之4之規定,而經當事人於審判程序同意作為證據 ,法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況,認為適當 者,亦得為證據,同法第159條之5第1項亦有明定。經查, 本案檢察官、被告江志強對本判決所引用之供述證據同意有 證據能力(本院卷第137頁),本院審酌該等供述證據作成 時之情況,尚難認有何違法取證或其他瑕疵,且與待證事實 具有關連性,認為以之作為證據應屬適當,自均有證據能力 。 二、本判決所引用之其餘非供述證據,並無證據證明係公務員違 背法定程序所取得,亦無顯有不可信之情況,且經本院於審 理期日提示予被告江志強辨識而為合法調查,自均得作為本 判決之證據。     貳、實體部分 一、認定犯罪事實所憑之證據及理由  ㈠上開犯罪事實,業據被告江志強於警詢、偵訊、本院準備程 序及審理時坦承不諱(偵6129卷第9至12頁;偵5848卷第13 至19頁;偵5858卷第21至25頁、第321至325頁;本院卷第13 1至137頁、第171至192頁),核與證人即被害人徐鎮守於警 詢之指述(偵5848卷第21至22頁、第31至33頁)、證人蔡伊 聆於警詢之證述(偵5848卷第119至120頁)、證人即告訴人 何欽尚於警詢之指訴(偵5858卷第9至11頁)、證人吳家堡 於偵訊之證述(偵5858卷第345至347頁)、證人蔡家程於警 詢之證述(偵5858卷第13至16頁、第17至19頁)、證人即被 害人石宛代於警詢之指述(偵6129卷第13至14頁、第15至16 頁)相符,並有贓物認領保管單1份(偵5848卷第23頁)、 雲林縣警察局斗南分局古坑分駐所受(處)理案件證明單、 陳報單各1份(偵5848卷第25頁、29頁、37頁)、A車車輛詳 細資料報表1份(偵5848卷第27頁)、現場照片3張(偵5848 卷第41至42頁)、現場暨路口監視器錄影畫面擷圖26張(偵 5848卷第43至53頁、第56至58頁)、民間暨超商監視器錄影 畫面擷圖9張(偵5848卷第54至56頁、58至60頁)、監視器 錄影畫面擷圖比對照片2張(偵5848卷第59至60頁)、尋獲 自用小貨車照片2張(偵5848卷第62頁)、現場暨扣案物照 片17張(偵5858卷第39至55頁)、路口監視器錄影畫面擷圖 1張(偵5858卷第55頁)、B車行車軌跡路線圖1張(偵5858 卷第57頁)、贓物認領保管單1份(偵6129卷第17頁)、雲 林縣警察局西螺分局崙背分駐所受(處)理案件證明單、受 理各類案件紀錄表各1份(偵6129卷第19至21頁)、住家監 視器錄影畫面擷圖3張(偵6129卷第23至25頁)、路口監視 器錄影畫面翻拍照片暨擷圖3張(偵6129卷第25至27頁)、 被告江志強與C車照片1張(偵6129卷第29頁)、Google街景 圖1張、尋獲自用小貨車照片1張(偵6129卷第29頁、第31頁 )、臺灣雲林地方檢察署檢察官113年度偵字第5858號不起 訴處分書1份(偵5858卷第299至300頁)在卷可稽,足認被 告江志強之任意性自白與事實相符,堪以採信。  ㈡綜上所述,本案事證明確,被告江志強上開犯行,洵堪認定 ,應依法論科。 二、論罪科刑  ㈠核被告江志強所為,就犯罪事實一、三均係犯刑法第320條第 1項之竊盜罪;就犯罪事實二係犯刑法第321條第1項第2、3 、4款之加重竊盜罪。  ㈡被告江志強就犯罪事實二與證人蔡家程及甲男間,有犯意聯 絡及行為分擔,為共同正犯。惟因刑法第321條第1項第4款 條文內已有「結夥三人以上」之要件,主文並無加列「共同 」之必要。  ㈢被告江志強就犯罪事實一、二、三之犯行,犯意各別,行為 互殊,應予分論併罰。  ㈣爰以行為人之責任為基礎,審酌被告江志強不思循正當途徑 獲取所需,任意竊取他人財物,欠缺尊重他人財產權之觀念 ,所為實非可取;並考量被告江志強有多次竊盜前科,有臺 灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參,素行不佳;惟念其均 坦承犯行,犯後態度尚可;兼衡被告江志強之犯罪動機、目 的、手段、情節、所竊財物價值,暨自陳其教育程度、職業 、月收入、婚姻、家庭狀況(因涉及被告江志強個人隱私, 均不予揭露,詳參本院卷第191至192頁)等一切情狀,分別 量處如附表二主文欄所示之刑。   ㈤復考量被告江志強本案各次犯行均係於113年2至3月間所實施 ,各罪罪質相似,所侵害法益為財產法益,兼衡數罪所反應 受刑人人格特性與傾向、罪責相當及特別預防之刑罰目的, 經整體評價後,就犯罪事實一、二、三所處之刑,定應執行 刑如主文所示。 三、沒收  ㈠犯罪所得  ⒈查被告江志強竊得之A、C車業經警實際發還被害人徐鎮守、 告訴人石宛代,有前揭贓物認領保管單1份(偵5848卷第23 頁)、贓物認領保管單1份(偵6129卷第17頁)在卷可憑, 爰依刑法第38條之1第5項之規定,均不予宣告沒收或追徵。  ⒉按犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之,於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額,刑法第38條之1第1 項前段及第3項分別定有明文。次按二人以上共同犯罪,關 於犯罪所得之沒收或追徵,倘個別成員並無犯罪所得,且與 其他成員對於所得亦無事實上之共同處分權時,同無「利得 」可資剝奪,特別在集團性或重大經濟、貪污犯罪,不法利 得龐大,一概採取絕對連帶沒收或追徵,對未受利得之共同 正犯顯失公平,故共犯所得之沒收或追徵,應就各人所分得 者為之。又所謂各人「所分得」,係指各人「對犯罪所得有 事實上之處分權限」,法院應視具體個案之實際情形而為認 定:倘若共同正犯各成員內部間,對於不法利得分配明確時 ,固應依各人實際分配所得沒收;然若共同正犯成員對不法 所得並無處分權限,其他成員亦無事實上之共同處分權限者 ,難認享有犯罪成果,自不予諭知沒收;共同正犯各成員對 於不法利得享有共同處分權限時,則應負共同沒收之責。至 共同正犯各成員有無犯罪所得、所得數額,係關於沒收或追 徵標的犯罪所得範圍之認定,因非屬犯罪事實有無之認定, 並不適用「嚴格證明法則」,無須證明至毫無合理懷疑之確 信程度,應由事實審法院綜合卷證資料,依自由證明程序釋 明其合理之依據以認定之(最高法院106年度台上字第2085 號判決參照)。從而,法院如無法調查共同正犯各自之犯罪 所得,共同正犯應平均分擔沒收責任,而犯罪所得之沒收以 原物沒收為原則,追徵價額為補充,依同一法理,當共同正 犯犯罪所得分配不明時,犯罪所得之「原物」應認為共同正 犯具有共同處分權限,是以,應對共同正犯均宣告原物沒收 ,以剝奪其等對原物之共同處分權限,於全部或一部不能沒 收或不宜執行沒收時,則因共同正犯平均分擔沒收責任,應 各追徵平均分擔之價額。查被告江志強、證人蔡家程及甲男 於犯罪事實二竊得如附表一所示之電纜線,並未扣案,為其 等共同之犯罪所得,被告江志強於偵訊時雖供稱:所竊電纜 線已變賣,賣得1萬多元,大家均分等語(偵5858卷第324頁 ),而證人蔡家程於警詢時陳稱:我分得6,000元等語(偵5 858卷第15頁),惟卷內查無證據可資證明其等就竊得之電 纜線之具體分配情形,揆諸前揭說明,僅可認其等就犯罪所 得有共同處分權限。本院審以如附表一所示之電纜線市價高 達191萬332元,與被告江志強、證人蔡家程上開所稱賣價或 分得款項有不少落差,且本案亦無證據可證明被告江志強、 證人蔡家程及甲男已將竊得之電纜線變賣得款,為澈底底剝 奪犯罪行為人之犯罪所得,杜絕犯罪誘因,就如附表一所示 之電纜線,被告江志強仍負共同沒收之責,揆諸刑法第38條 之1第1項前段、第3項之規定及上開說明,應對被告江志強 宣告原物沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時, 追徵其平均分擔之價額,即追徵其價額三分之一。  ㈡犯罪工具   未扣案之B車及被告江志強於犯罪事實二所用之電纜剪,B車 雖係被告江志強於犯罪事實二用以供其駕駛至作案現場及載 運贓物之用,而電纜剪則用於剪取電纜線,惟上開物品均非 屬被告江志強所有,爰不於本案宣告沒收,併予敘明。 乙、無罪部分 壹、公訴意旨另略以:被告倪翰元、江志強及證人蔡家程共同意 圖為自己不法之所有,基於加重竊盜之犯意聯絡,於113年2 月1日晚間至2日凌晨間,持客觀上足以對人之生命、身體、 安全構成威脅之電纜剪,前往維品公司,翻越維品公司之圍 牆,由被告江志強以電纜剪剪取維品公司所有、告訴人何欽 尚管領如附表一所示之電纜線,由證人蔡家程以電火布綑綁 電纜線,被告倪翰元則負責現場把風,渠等將竊得如附表一 所示之電纜線搬運至被告江志強駕駛之B車而竊取得手。因 認被告倪翰元涉犯刑法第321條第1項第2款、第3款、第4款 之加重竊盜罪嫌。 貳、按犯罪事實應依證據認定之,無證據不得認定犯罪事實;不 能證明被告犯罪或其行為不罰者應諭知無罪之判決,刑事訴 訟法第154條第2項及第301條第1項,分別定有明文。次按犯 罪事實之認定,應憑證據,如未能發現相當證據或證據不足 以證明被告犯罪時,自不能以推測或擬制之方法,以為裁判 之基礎(最高法院109年度台上字第2842號判決意旨參照) 。次按刑事訴訟法上所謂認定犯罪事實之積極證據,係指適 合於被告犯罪事實之認定之積極證據而言,雖不以直接證據 為限,間接證據亦包括在內,然而無論直接或間接證據,其 為訴訟上之證明,須於通常一般之人均不致有所懷疑,而得 確信其為真實之程度者,始得據為有罪之認定,倘其證明尚 未達到此一程度,而有合理之懷疑存在時,致使無從形成有 罪之確信,根據「罪證有疑,利於被告」之證據法則,即不 得遽為不利被告之認定(最高法院76年度台上字第4986號判 決意旨參照)。 參、按有罪之判決書應於理由內記載認定犯罪事實所憑之證據及 其認定之理由,刑事訴訟法第310條第1款定有明文。而犯罪 事實之認定,係據以確定具體刑罰權之基礎,自須經嚴格之 證明,故其所憑之證據不僅應具有證據能力,且須經合法之 調查程序,否則即不得作為有罪認定之依據,倘法院審理之 結果,認為不能證明被告犯罪,而為無罪之諭知,即無刑事 訴訟法第154條第2項所謂「應依證據認定」之犯罪事實之存 在,因此,所使用之證據亦不以具有證據能力者為限,即使 不具證據能力之傳聞證據,亦非不得資為彈劾證據使用(最 高法院100年度台上字第2980號判決意旨參照)。是本判決 以下所引用之供述證據,就證據能力部分爰不予論述。  肆、公訴意旨認被告倪翰元涉犯加重竊盜罪嫌,無非係以:被告 倪翰元於偵訊之供述、前揭被告江志強於偵訊之證述、證人 蔡家程於警詢之證述、雲林縣警察局斗六分局指認犯罪嫌疑 人紀錄表1份(偵5858卷第33至37頁)為其主要論據。 伍、訊據被告倪翰元否認有何公訴意旨所指犯行,辯稱:我沒有 去做,是證人蔡家程的老大即證人吳家堡叫他誣陷我,我是 後來才認識證人蔡家程等語。 陸、經查: 一、被告江志強與證人蔡家程確有前揭犯罪事實二所載之加重竊 盜犯行,業經本院認定如上,則此犯罪事實,固堪認定,惟 此僅能證明被告江志強、證人蔡家程確有與甲男為加重竊盜 犯行,難以此即遽認甲男即為被告倪翰元。被告倪翰元既以 前詞置辯,故本案應審究者,乃被告倪翰元是否即為甲男? 二、本院之判斷:  ㈠證人蔡家程雖有如下之證述:  ⒈其於警詢時證稱:我要自首竊盜案,另外2個共犯是被告倪翰 元和通訊軟體LINE暱稱「阿強」之人(即被告江志強),我 跟被告倪翰元是朋友關係,我們是於113年2月1日半夜到同 月2日凌晨這段時間,去竊取電纜線,是被告倪翰元於113年 2月1日23時許提議,事成後我們將電纜線載至被告倪翰元他 家的農地放置,再由被告倪翰元聯絡臺南的業者上來收購, 剩下的電纜線我們丟在雲林縣斗六市之湖山水庫附近路旁, 我們是用電纜剪剪電纜線,由「阿強」負責剪,我負責整理 及利用電火布捆綁電纜線,被告倪翰元負責把風,事成後再 由我們3人一同搬上車,後來被告倪翰元只給我6,000元,其 餘的錢係如何分贓我不清楚等語(偵5858卷第13至16頁)。  ⒉惟依公訴意旨,證人蔡家程、被告江志強、倪翰元既均屬前 揭犯罪事實二之共犯,則其等之證述當有推諉罪責、避重就 輕或嫁禍予他人以圖減輕刑責之危險性存在,揆諸前揭說明 ,依法皆須藉補強證據以擔保真實性,且不能以證人蔡家程 、被告江志強不利被告倪翰元之證述相互作為補強證據,而 需其中一共犯之證述先有補強證據,而後始得以該證述為其 他共犯證述之補強證據。然本案檢察官就此部分,除證人蔡 家程上開證述外,所舉其餘證據僅有被告江志強於偵訊時之 證述(詳下述),缺乏足以佐證前揭犯罪事實二與被告倪翰 元確實具有關聯性之證據資料,自無從資為證人蔡家程上開 證述之補強證據。從而,證人蔡家程上開關於被告倪翰元參 與前揭犯罪事實二犯行之證述,尚乏補強證據可佐,依前說 明,尚不得僅以此據為不利被告倪翰元之事實認定。  ㈡被告江志強之證述如下:  ⒈其於偵訊時固證稱:證人蔡家程、我及被告倪翰元有去偷電 纜線,被告倪翰元在外面把風,證人蔡家程搭被告倪翰元駕 駛之車輛,我則駕駛B車前往維品公司,我忘記是誰提議的 ,誰帶的電纜剪我忘了,我確定我有偷,我們沒有破壞門鎖 ,我們爬沒有鐵絲網的圍牆進去,我負責拿電纜剪剪電纜線 ,證人蔡家程負責綑電纜線,被告倪翰元在車上等,剪完後 我們3人一起把電纜線搬上B車,把電纜線搬到被告倪翰元住 處農地放置,之後我們3人將電纜線整理、削皮,再把銅線 拿去賣等語(偵5858卷第321至325頁)。  ⒉其於本院審理時改稱:案發時我跟被告倪翰元和證人蔡家程 認識沒多久,當天我和證人蔡家程有去竊取電纜線,但甲男 不是被告倪翰元,因為被告倪翰元脖子有刺青,甲男沒有刺 青,所以我可以確定甲男不是被告倪翰元,我跟被告倪翰元 沒有利害關係,我沒有必要迴護他,我偵訊時頭腦不清楚亂 講的,案發時我看錯了,因為當時大家都戴口罩,我沒有聽 說證人吳家堡叫證人蔡家程陷害被告倪翰元的事情,被告倪 翰元沒有在場把風,我們也沒有將電纜線載去他家農地放等 語(本院卷第177至182頁)。  ⒊對照被告江志強上開證述,前後不一,顯有瑕疵可指,其於 偵訊證稱被告倪翰元即為甲男之證述是否可採,已有可疑。 參以現場暨扣案照片(提示偵5858卷第55頁),可見被告江 志強於案發時確有佩戴口罩且案發時間為夜間,加以被告倪 翰元供稱:我在案發時已經有刺青,在脖子的右邊,戴口罩 不會遮到刺青等語(本院卷第189頁),審酌被告江志強與 被告倪翰元於案發時認識未久,且臉部為口罩所遮掩,不能 排除被告江志強將佩戴口罩之甲男誤認為被告倪翰元之可能 ,是此部分尚難憑被告江志強有瑕疵之證述逕認被告倪翰元 即為甲男。 柒、綜上所述,公訴意旨就被告倪翰元參與前揭犯罪事實二之犯 行,僅以證人蔡家程於警詢、被告江志強於偵訊之證述為證 ,且被告江志強之證述前後不一,本案又欠缺其他補強證據 ,即無從為不利於被告倪翰元之認定,尚無法認定被告倪翰 元確有公訴意旨所指之加重竊盜犯行。揆諸上揭規定及說明 ,基於罪證有疑利於被告之證據法則及無罪推定原則,本院 自應為被告倪翰元無罪之諭知,以昭審慎。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第301條第1項前 段,判決如主文。  本案經檢察官潘鈺柔提起公訴,檢察官林豐正到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  19  日          刑事第二庭 法 官 趙俊維 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須附繕本)。「切勿逕送上級法院」。                書記官 黃嫀文 中  華  民  國  114  年  2   月  19  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第321條 犯前條第1項、第2項之罪而有下列情形之一者,處6月以上5年以 下有期徒刑,得併科50萬元以下罰金: 一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。 二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。 三、攜帶兇器而犯之。 四、結夥三人以上而犯之。 五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。 六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、 車、航空機內而犯之。 前項之未遂犯罰之。 附表一: 編號 物品名稱 價值(新臺幣) 1 XLPE電纜(600V、38平方)共6,000公尺 81萬9,000元 2 XLPE電纜(600V、22平方)共4,800公尺 39萬6,864元 3 XLPE電纜(600V、60平方)共400公尺 8萬5,176元 4 XLPE電纜(600V、14平方X3C)共200公尺 3萬2,900元 5 裸銅線(250平方)共500公尺 43萬8,900元 6 裸銅線(100平方)共300公尺 10萬5,891元 7 裸銅線(60平方)共550公尺 3萬1,601元 共計 191萬332元 附表二: 編號 犯罪事實 主文 1 犯罪事實一 江志強犯竊盜罪,處有期徒刑捌月。 2 犯罪事實二 江志強犯刑法第三百二十一條第一項第二、三、四款之竊盜罪,處有期徒刑壹年陸月。未扣案如附表一所示之物均沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額三分之一。 3 犯罪事實三 江志強犯竊盜罪,處有期徒刑捌月。

2025-02-19

ULDM-113-易-886-20250219-1

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臺灣雲林地方法院

聲請單獨宣告沒收

臺灣雲林地方法院刑事裁定 114年度單聲沒字第16號 聲 請 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 籃志豪 上列聲請人因被告違反毒品危害防制條例案件(113年度戒毒偵 字第177號、第178號、第179號、第180號、第181號、第182號、 第183號),聲請單獨宣告沒收(114年度聲沒字第9號),本院 裁定如下:   主 文 扣案如附表所示之物,均沒收銷燬。   理 由 一、聲請意旨略以:被告籃志豪前因施用第一級毒品案件,經本 院以111年度毒聲字第396號裁定送觀察、勒戒後,認有繼續 施用毒品之傾向,再經本院以112年度毒聲字第195號裁定令 入戒治處所執行強制戒治,並於民國113年11月5日執行完畢 ,經釋放出所後,由臺灣雲林地方檢察署(下稱雲林地檢署 )檢察官以113年度戒毒偵字第177號、第178號、第179號、 第180號、第181號、第182號、第183號為不起訴處分確定, 而該案查扣如附表所示之物,均屬違禁物,爰依毒品危害防 制條例第18條第1項前段、刑法第40條第2項規定,聲請單獨 宣告沒收銷燬等語。 二、按查獲之第一級、第二級毒品及專供製造或施用第一級、第 二級毒品之器具,不問屬於犯罪行為人與否,均沒收銷燬之 ,毒品危害防制條例第18條第1項前段定有明文。又違禁物 或專科沒收之物得單獨宣告沒收,刑法第40條第2項亦有規 定。   三、經查,被告前因施用第一級毒品案件,經本院以111年度毒 聲字第396號裁定送觀察、勒戒後,認有繼續施用毒品之傾 向,再經本院以112年度毒聲字第195號裁定令入戒治處所執 行強制戒治,並於113年11月5日執行完畢,經釋放出所後, 由雲林地檢署檢察官以113年度戒毒偵字第177號、第178號 、第179號、第180號、第181號、第182號、第183號為不起 訴處分確定等情,有前揭裁定、不起訴處分書及臺灣高等法 院被告前案紀錄表在卷可稽,並經本院核閱上開案卷屬實。 而被告因上開案件為警扣案如附表所示之物,經送鑑驗結果 含有如附表所示之第一級毒品海洛因成分,有附表備註欄所 示之證據資料在卷可稽,足徵附表所示之扣案物均屬違禁物 無誤,均應依刑法第40條第2項、毒品危害防制條例第18條 第1項前段規定,單獨宣告沒收銷燬,是聲請人本件聲請, 為有理由,應予准許。又包裝上開毒品之包裝袋、使用過之 注射針筒,因與其上殘留之毒品難以完全分離,亦無析離之 實益與必要,應與毒品視為一體,依同條項規定併予沒收銷 燬。至送鑑耗損部分,既已滅失,爰不予宣告沒收銷燬,均 附此敘明。 四、依刑事訴訟法第455條之36第2項,毒品危害防制條例第18條 第1項前段,刑法第11條、第40條第2項,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  19  日          刑事第七庭  法 官  鄭媛禎 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後10 日內向本院提出抗告狀(須 附繕本)。                 書記官  王麗智 中  華  民  國  114  年  2   月  24  日 附表: 編號 扣案物 數量 鑑驗結果 備註 1 海洛因(含包裝袋8只) 8 包 白色粉末檢品共8包,淨重1.035公克,取樣其中0.0005公克鑑驗後,檢出第一級毒品海洛因成分(驗餘淨重1.0345公克)。 ①交通部民用航空局航空醫務中心110年7月20日航藥鑑字第0000000號毒品鑑定書、扣押物品清單(見114年度聲沒字第9號卷第7至10頁) ②臺北市政府警察局大同分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、自願受搜索同意書(見臺灣士林地方檢察署110年度毒偵字第1940號卷第73至87頁) 2 殘渣袋 2 包 殘渣袋共2包,送驗其中1包後,檢出第一級毒品海洛因成分。 3 已使用過注射針筒 3 支 已使用過之注射針筒共3支,送驗其中1支後,檢出第一級毒品海洛因成分(另查扣有未使用過之針筒4支,未經聲請宣告沒收)。 4 注射針筒 3 支 注射針筒3支送驗後,均檢出第一級毒品海洛因成分。 ①衛生福利部草屯療養院112年6月15日草療鑑字第1120600220號、扣押物品清單(見114年度聲沒字第9號卷第5至6頁) ②雲林縣警察局斗南分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、自願受搜索同意書(見臺灣雲林地方檢察署112年度毒偵字第763號卷第7至11頁)

2025-02-19

ULDM-114-單聲沒-16-20250219-1

交易
臺灣雲林地方法院

公共危險

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度交易字第436號 公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 唐其含 上列被告因公共危險案件,經檢察官提起公訴(113年度速偵字 第382號),被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述,經告 知簡式審判程序之旨,並聽取當事人之意見後,本院合議庭裁定 由受命法官獨任進行簡式審判程序,並判決如下:   主 文 唐其含犯駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升零點二 五毫克以上罪,處有期徒刑捌月。   事 實 一、唐其含於民國113年7月8日晚間10時許至113年7月9日凌晨3 時許間,在雲林縣○○鎮○○路00巷00弄00號住處內飲用啤酒後 ,其知悉服用酒類後駕駛動力交通工具極易影響交通安全, 竟仍基於酒後駕駛動力交通工具之犯意,於同日凌晨5時25 分許,騎乘車牌號碼0000000號之微型電動二輪車自住處出 發,行駛於道路上。嗣於同日凌晨5時30分許,經警接獲民眾 報案疑有糾紛,於同日凌晨5時35分許前往雲林縣斗南鎮南 昌路與順安街口處,發現唐其含騎乘前開微型電動二輪車停 駛在現場,且因員警聞到唐其含身上散發明顯酒氣,懷疑其 酒後駕駛動力交通工具,故予以盤查,並於同日凌晨5時51 分許,測得其吐氣所含酒精濃度達每公升0.93毫克,查悉上 情。 二、案經雲林縣警察局斗南分局報告臺灣雲林地方檢察署檢察官 偵查起訴。   理 由 壹、程序部分     本件被告唐其含所犯之罪,為死刑、無期徒刑、最輕本刑為 3年以上有期徒刑以外之罪,且非屬高等法院管轄第一審之 案件,被告於準備程序進行中,就被訴事實為有罪之陳述, 經法官告知簡式審判程序之旨,並聽取檢察官及被告之意見 後,本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項規定,裁定 進行簡式審判程序,是本案之證據調查程序及有關傳聞法則 證據能力之限制,依同法第273條之2規定,不受同法第159 條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條 至第170條規定所拘束。 貳、實體部分 一、認定犯罪事實所憑之證據及理由   ㈠上開犯罪事實,業據被告於本院審理時坦承不諱(本院卷第8 7、109、117、119頁),並有當事人酒精濃度檢測單1紙( 速偵卷第13頁)、財團法人台灣商品檢測驗證中心呼氣酒精 測試器檢定合格證書1紙(速偵卷第19頁)及車號查詢資料1 紙(速偵卷第25頁)在卷可稽,足以擔保被告之任意性自白 與事實相符,應堪採信。  ㈡綜上所述,本件事證明確,被告犯行堪以認定,應予依法論 科。  二、論罪科刑    ㈠核被告所為,係犯刑法第185條之3第1項第1款前段之駕駛動 力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上罪。  ㈡累犯規定之適用:  ⒈按被告構成累犯之事實及應加重其刑之事項,均應由檢察官 主張並具體指出證明之方法後,經法院踐行調查、辯論程序 ,方得作為論以累犯及是否加重其刑之裁判基礎(最高法院 110年度台上字第5660號判決意旨參照)。考量現行刑事訴 訟法之起訴方式採取書面及卷證併送制度,檢察官自得於起 訴書記載構成累犯之前科事實及證據,並將證物一併送交法 院。鑑於直接審理原則為嚴格證明法則之核心,然若直接審 理原則與證據保全或訴訟經濟相衝突時,基於派生證據之必 要性、真實性以及被告之程序保障,倘當事人對於該派生證 據之同一性或真實性發生爭執或有所懷疑時,即須提出原始 證據或為其他適當之調查;惟當事人如已承認該派生證據屬 實,或對之並無爭執,而法院復已對該派生證據依法踐行調 查證據程序,即得採為判斷之依據(最高法院111年台上字 第3143號、111年度台上字第3734號判決意旨參照)。是關 於被告構成累犯之事實以及應加重其刑之事項,檢察官均應 踐行主張並具體指出證明方法之責任,而當事人若不爭執檢 察官所提出派生證據之真實性,法院亦已依法踐行證據調查 程序,該派生證據即得作為論以累犯及是否加重其刑之裁判 基礎。   ⒉查被告前因公共危險案件,經本院以111年度交易字第257號 判決判處有期徒刑7月確定,經與他案合併定應執行有期徒 刑9月確定,於112年6月29日執行完畢等情(下稱前案), 業經檢察官提出全國刑案資料查註紀錄表1份(速偵卷第43 至46頁)為據,並於審理中指明被告構成累犯之前案所在, 且主張被告本次為第5次犯公共危險罪,於吐氣所含酒精濃 度為每公升0.93毫克之情形下貿然騎車上路,漠視一般往來 之公眾及駕駛人之用路安全,請依累犯規定加重其刑等語( 本院卷第14、121頁)。經本院提示被告其臺灣高等法院被 告前案紀錄表予其表示意見(本院卷第121頁),被告表示 :對於構成累犯沒有意見,希望不要加重,請給我改過自新 的最後一次機會,現在已經戒酒等語(本院卷第121頁), 是被告於受有期徒刑執行完畢後5年以內,故意再犯本案犯 行,構成累犯。審酌被告本案係再犯與前案罪質相同之公共 危險罪,顯見其對刑罰之反應力薄弱,未能確實悔改,若適 用累犯規定加重,亦無司法院大法官第775號解釋所謂罪刑 不相當之情形,故檢察官主張被告本案犯行均應依累犯規定 加重其刑,為有理由,爰就被告本案犯行依刑法第47條第1 項規定,加重其刑(依刑事判決精簡原則,於主文不記載累 犯)。    ㈢爰以行為人之責任為基礎,審酌被告知悉飲酒後將影響辨識 周遭事物之能力及反應能力,酒後騎車對一般往來之公眾及 駕駛人自身均具有高度危險性,卻仍犯下本案犯行,危及大 眾行車安全,所為應予非難。參以本件被告經警測得其吐氣 所含酒精濃度達每公升0.93毫克,酒醉程度甚高之犯罪情節 。另被告曾於96、105、109年間涉犯酒後駕車案件經法院判 處罪刑等情,有其臺灣高等法院被告前案紀錄表1紙存卷可 考,可知被告並非首次涉犯刑法第185條之3第1項第1款之罪 (構成累犯部分不予重複評價),顯有以刑罰警惕被告之必 要。惟念及被告犯後坦承犯行,略見悔意;兼衡檢察官、被 告之量刑意見(本院卷第121頁),暨被告自陳之家庭生活 經濟狀況及智識程度(本院卷第120頁)等一切情狀,量處 如主文所示之刑。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第1 項,判決如主文。 本案經檢察官周甫學提起公訴,檢察官段可芳到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  19  日          刑事第三庭 法 官 鄭苡宣 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)。「切 勿逕送上級法院」。                書記官 林恆如 中  華  民  國  114  年  2   月  20  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者,處3年以下有期徒刑, 得併科30萬元以下罰金: 一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度 達百分之零點零五以上。 二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物,致不 能安全駕駛。 三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物 達行政院公告之品項及濃度值以上。 四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類 之物,致不能安全駕駛。   因而致人於死者,處3年以上10年以下有期徒刑,得併科200萬元 以下罰金;致重傷者,處1年以上7年以下有期徒刑,得併科100 萬元以下罰金。 曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪,經有罪判決確定或經緩起 訴處分確定,於10年內再犯第1項之罪因而致人於死者,處無期 徒刑或5年以上有期徒刑,得併科300萬元以下罰金;致重傷者, 處3年以上10年以下有期徒刑,得併科200萬元以下罰金。

2025-02-19

ULDM-113-交易-436-20250219-1

交簡
臺灣雲林地方法院

過失致死

臺灣雲林地方法院刑事簡易判決 114年度交簡字第20號 公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 黃志維 上列被告因過失致死案件,經檢察官提起公訴(113年度調偵字 第250、251、252號),被告於準備程序中自白犯罪(113年度交 訴字第147號),本院合議庭認為宜以簡易判決處刑,爰不經通 常程序,逕以簡易判決處刑如下:   主 文 黃志維犯過失致死罪,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣 壹仟元折算壹日。緩刑肆年,並應於緩刑期間履行如附件所示之 和解筆錄內容。   事實及理由 一、本件犯罪事實及證據,除起訴書犯罪事實欄一第2行「土庫 鎮」更正為「斗南鎮」;第7行「竟疏未注意及此」後補充 「即貿然右轉新崙中路」;第9行「至該交岔路口處」後補 充「亦疏未注意行經無號誌交岔路口,應減速慢行,作隨時 停車之準備」;證據部分補充「被告黃志維於本院準備程序 之自白」外,餘均引用起訴書(如附件)之記載。 二、論罪科刑:  ㈠核被告所為,係犯刑法第276條之過失致死罪。  ㈡被告於事故發生後,報案人或勤指中心轉來資料未報明肇事 人姓名,警員前往現場處理時,被告在場,並當場承認為肇 事人乙節,有雲林縣警察局斗南分局交通分隊道路交通事故 肇事人自首情形紀錄表附卷可憑,是被告對於未發覺之犯罪 自首而接受裁判,堪認其犯後已具悔悟之心,爰依刑法第62 條前段規定減輕其刑。  ㈢爰審酌被告於本件違反注意義務之內容、程度,造成58年次 之被害人吳明玫死亡,其家屬承受天人永隔而無法彌補之傷 痛,然被害人亦與有過失等全案犯罪情節;無任何前科,素 行良好;犯後坦承犯行,並與告訴人即被害人之配偶鐘智斌 、告訴人即被害人之子鐘凱義達成如附件所示之和解,有本 院和解筆錄1紙在卷可稽,告訴人2人均同意給予被告緩刑; 暨其自陳之教育程度、目前工作及收入、家庭狀況(因涉及 個人隱私,故不揭露,詳本院準備程序筆錄)等一切情狀, 量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折算標準。 三、被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告,有臺灣高等 法院被告前案紀錄表在卷可考,符合緩刑之要件,又其犯後 坦承犯行,並業與告訴人2人達成和解,告訴人2人均同意給 予被告緩刑,已如前述,本院審酌被告本案係屬初犯,經此 刑之宣告後,應知所警惕,信無再犯之虞,認其所受刑之宣 告以暫不執行為適當,爰依刑法第74條第1項第1款之規定, 併宣告緩刑如主文所示,以啟自新。另為確保被告能依約履 行和解內容,以維告訴人2人權益,爰依刑法第74條第2項第 3款規定,宣告被告應於緩刑期間履行如附件所示之和解筆 錄內容。如被告未遵循上開緩刑所定負擔而情節重大者,檢 察官得依刑事訴訟法第476條及刑法第75條之1第1項第4款之 規定,聲請撤銷本件緩刑之宣告,而告訴人2人亦得依刑法 第74條第4項規定,執上開緩刑所定負擔作為民事強制執行 名義,附此敘明。 四、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項,逕以簡易判決 處刑如主文。 本案經檢察官周甫學提起公訴,檢察官林豐正到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  19  日          刑事第二庭  法 官 劉達鴻 以上正本證明與原本無異。 如不服本件判決,得自收受送達之日起20日內,表明上訴理由, 向本庭提起上訴狀(須附繕本)。                 書記官 陳姵君 中  華  民  國  114  年  2   月  19  日 附錄本案所犯法條全文: 中華民國刑法第276條: 因過失致人於死者,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰 金。    附件: 臺灣雲林地方檢察署檢察官起訴書                   113年度調偵字第250號                   113年度調偵字第251號                   113年度調偵字第252號   被   告 黃志維 男 52歲(民國00年0月00日生)             住雲林縣○○鎮○○○路000號             國民身分證統一編號:Z000000000號   辯 護 人 曾錦源律師 上列被告因過失致死案件,業經偵查終結,認應提起公訴,茲將 犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、黃志維於民國113年5月5日8時23分許,駕駛車牌號碼000-00 00號自用小客車,沿雲林縣土庫鎮新崙西路由西北往南方向 行駛,行經該路段與新崙中路交岔口時,本應注意駕駛行經 無號誌交岔路口,轉彎車應暫停讓直行車先行,而依當時日 間有照明未開啓、天候雨、日間自然光線、視距良好,又該 路段為柏油路段、路面濕潤、無缺陷,亦無其他障礙物等情 況下,並無不能注意之情事,竟疏未注意及此,適有吳明玫 騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車沿新崙中路由東北往 南方向行駛至該交岔路口處,兩車發生碰撞。吳明玫因傷經 送國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院急救後轉入加護病 房住院治療,嗣於113年5月14日21時46分許傷重不治死亡   。 二、案經吳明玫之夫、子即鐘智斌、鐘凱義訴由雲林縣警察局斗 南分局報告暨本署檢察官相驗後簽分偵辦。     證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實 ㈠ 被告黃志維於警詢及偵訊之供述 被告坦承如犯罪事實欄所載之犯罪事實。 ㈡ 證人即告訴人鐘智斌於警詢時之指訴 證明告訴人對被告涉嫌過失致死罪嫌提出告訴之事實。 ㈢ 道路交通事故現場圖、道路交通事故調查表㈠㈡、現場照片、雲林縣警察局斗南分局交通分隊道路交通事故照片黏貼紀錄表、車輛詳細資料報表等各1份 證明上開時、地發生車禍之事實。 ㈣ 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院急診檢傷評估紀錄、急診來診病歷、急診離部病歷摘要、急診醫囑單、急診護理治療與處置紀錄、急診病歷紀錄 、診斷證明書、本署相驗屍體證明書、檢驗報告書及相驗照片等各1份 證明被害人吳明玫因車禍死亡之事實。 ㈤ 交通部公路局嘉義區監理所嘉雲區車輛行車事故鑑定會嘉雲區0000000案鑑定意見書1份 證明被告駕駛自用小客車,疏未注意轉彎車應暫停讓直行車先行,俟確認安全,始能駛入路口進行右轉,適左側被害人機車沿新崙中路經路口直行駛至,亦疏未注意行經無號誌路口,應減速慢行作隨時停車之準備,致二車碰撞肇事,被告為肇事主因,被害人為肇事次因之事實。 二、核被告所為,係犯刑法第276條過失致死罪嫌。被告於肇事 後留待在現場,於員警到場處理時當場承認為肇事人,核為 自首,有雲林縣警察局斗南分局交通分隊道路交通事故肇事 人自首情形紀錄表可按,請審酌是否依刑法第62條規定減輕 其刑。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此 致 臺灣雲林地方法院 中  華  民  國  113  年  10  月  31  日                檢 察 官 周甫學

2025-02-19

ULDM-114-交簡-20-20250219-1

交易
臺灣雲林地方法院

過失傷害

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度交易字第271號 公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 沈啓彬 上列被告因過失傷害案件,經檢察官提起公訴(112年度調偵字 第334號),本院依簡式審判程序判決如下:   主   文 沈啓彬犯過失傷害罪,處有期徒刑5月,如易科罰金,以新臺幣1 千元折算1日。   事實及理由 一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條,除就證據欄增列如附 表所示之證據外,其餘均引用附件起訴書之記載。 二、量刑部分,審酌被告沈啓彬疏未注意在廠區內駕駛之通行安 全,致生本件事故,導致告訴人羅碧玉受有左下肢撕脫傷腓 神經損傷、左腓股近端、遠端骨折及左外踝骨折之傷勢,且 依告訴人所呈之診斷證明書,告訴人接受多次手術,並須休 養3個月(本院卷第51頁)。經本院將告訴人送國立臺灣大 學醫學院附設醫院雲林分院鑑定後,鑑定報告指出告訴人目 前左側小腿上半部存有皮膚及肌肉部分缺損及疤痕組織,左 側膝關節主動角度(左0-130度、右0-140度)、左側踝關節 背屈主動角度(左0-5度、右0-20度)被動角度(左0-10度 、右0-25度)及左側踝關節蹠屈主動角度(左0-40度、右0- 50度)/被動角度(左0-45度、右0-55度)相較於右側部分 受限,左側膝部伸展肌力(左5-分、右5分)及左側踝部背 屈肌力(左5-分、右5分)較於右側部分减弱(本院卷第243 頁),可見告訴人左下肢之功能確實受到相當之減損。鑑定 報告亦判斷,告訴人目前可獨立行走,但步態較為遲滯緩慢 ,需有支撑下,方可完成蹲踞動作,宜持續追蹤以評估未來 復原之程度(本院卷第243頁)。由告訴人肢體狀況之鑑定 結果可知,告訴人本案所受傷勢雖未至重傷害之程度,但確 實已對其日常生活以及工作能力,均造成重大之影響,而多 次之手術,也造成告訴人身心狀況之負荷,被告本案過失行 為所生損害,堪稱嚴重。而被告犯後坦承過失,並曾給付告 訴人慰問金,也曾在一段時間至告訴人家中送餐與打掃,此 有證明書及簽收明細在卷可佐(偵9451卷第71、73頁),本 院認為被告對於己身之過失亦坦然面對,也有彌補告訴人之 積極作為,犯後態度良好。但本件終因雙方對於賠償金額難 以達成共識而無法在本院達成調解,實無法將此結果完全歸 咎於被告。本院斟酌被告本案過失犯行所生損害、被告犯後 態度,以及被告於本院自述之教育程度、家庭生活經濟狀況 等一切情狀(本院卷第283、284頁),量處如主文所示之刑 ,並諭知如易科罰金之折算標準。 三、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條,判決如主文。 本案經檢察官曹瑞宏提起公訴,檢察官程慧晶到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  17  日          刑事第五庭  法 官 劉彥君 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)。「切 勿逕送上級法院」。 告訴人或被害人如不服判決,應備理由具狀向檢察官請求上訴, 上訴期間之計算,以檢察官收受判決正本之日起算。                 書記官 許馨月 中  華  民  國  114  年  2   月  17  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第284條 因過失傷害人者,處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金 ;致重傷者,處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。 附表 一、書證部分:  ㈠佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院113年9月23日慈醫大林文字第1130001910號函1紙暨所附告訴人羅碧玉之病情說明書1紙(本院卷第91頁至第93頁)  ㈡佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院113年11月8日慈醫大林文字第1130002254號函1紙暨所附告訴人羅碧玉病歷資料影本1份(本院卷第105頁至第214頁)  ㈢佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院113年12月6日慈醫大林文字第1130002486號函1紙暨所附告訴人羅碧玉醫療診斷證明書2紙(本院卷第221頁至第224頁)  ㈣國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院114年1月3日臺大雲分資字第1131011845號函1紙暨檢附鑑定人結果1紙(本院卷第243頁至第246頁) 二、被告於本院審理中之自白(本院卷第71、274、279頁)   -------------------------------------------------------- 附件: 臺灣雲林地方檢察署檢察官起訴書                   112年度調偵字第334號   被   告 沈啓彬 男 59歲(民國00年0月0日生)             住雲林縣○○鎮○○路00號             居雲林縣○○鎮○○路0○0號             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因過失傷害案件,業經偵查終結,認應提起公訴,茲將 犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、沈啓彬於民國112年2月2日14時40分許,駕駛堆高機行駛於 雲林縣○○鄉○○路00號味王股份有限公司(下稱味王公司)豐田 廠區內,本應隨時注意堆高機周遭有無其他人員在場,亦應 注意於堆高機行駛之動線上有無其他人員通行,而當時並無 不能注意之情事,適有羅碧玉身處該廠區調配棟之通道上, 沈啓彬於駕駛堆高機倒退時,疏未注意而不慎撞及羅碧玉, 致羅碧玉因而受有左下肢撕脫傷腓神經損傷、左腓股近端、 遠端骨折及左外踝骨折之傷勢,嗣沈啓彬發現後聯繫救護車 將羅碧玉送醫救治。 二、案經羅碧玉訴由雲林縣警察局斗南分局偵辦。     證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實,業據被告沈啓彬於偵訊中坦承不諱,核與證 人即被害人羅碧玉於警詢及偵訊中之陳述大致相符,並有佛 教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院(下稱大林慈濟醫院)診斷 證明書、勞動部職業安全衛生署(中區職業安全衛生中心)勞 動檢查結果通知書、勞動部職業安全衛生署112年12月14日 勞職中字第1120411879號函暨職業災害檢查報告、味王股份 有限公司事故調查報告分析表、現場照片等卷附卷可佐,堪 認被告之任意性自白經核與事實相符,被告犯嫌堪予認定。 二、核被告所為,係犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌。 三、至告訴意旨固認被告之行為涉有過失重傷害,惟:  ㈠按毀敗或嚴重減損一肢以上之機能之傷害,為重傷,刑法第1 0條第4項第4款定有明文。所稱「嚴重減損」,係指一肢以 上之機能,雖未達完全喪失其效用程度,但已有嚴重減損之 情形。又傷害是否達於「嚴重減損」程度,則應參酌醫師之 專業意見、被害人實際治療回復狀況及一般社會觀念對於被 害人能否「參與社會」、「從事生產活動功能」或「受到限 制或無法發揮」等社會功能(或是社會適應力)綜合判斷之 ,復按其他於身體或健康,有重大不治或難治之傷害,為重 傷。據此,除前述5款所指情形外,其他對於身體或健康之 傷害,必須達到「重大」,且「不治」(無法治療)或「難 治」(難以治療)程度,方為重傷害。又所謂「難治」係指 依醫療水準,經相當醫療診治,可預期仍無法改善者,雖非 絕無治療之可能,惟與不治相差無幾,且具有長期性之特性 ,帶給病患持續痛苦影響生活而言(最高法院112年度台上字 第4003、4778號刑事判決意旨參照)。  ㈡經查,告訴人此次事故受有左下肢撕脫傷腓神經損傷、左腓 股近端、遠端骨折及左外踝骨折之傷勢,有大林慈濟醫院診 斷證明書在卷可考。  ㈢惟經本署檢察官2度函詢大林慈濟醫院上開傷勢是否已達重傷 ,該院於112年11月22日以慈醫大林文字第112000270號函及 113年1月4日以慈醫大林文字第1130000029號函均函復本署 「病患因左下肢撕脫傷併腓神經傷、左腓骨骨折、左外踝骨 折於112年2月2日急診入院,當天接受神經修補及局部皮瓣 修補手術,112年2月10日揪受筋膜切除手術。112年2月17日 接受筋膜切除及負壓傷口抽吸手術。112年2月24日接受左外 踝骨折復位固定及左下肢傷口植皮手術,經住院治療後於11 2年3月17日,轉門診追蹤治療。病人住院期間需有專人照顧 。需休養3個月,112年7月7日門診。112年10月7日回診」等 語,就告訴人傷勢之描述及治療之經過,與告訴人一開始提 出之診斷證書記載完全相同,且均未提及是否已達重傷害之 程度,告訴人固提出其傷勢照片,惟診斷證明書載明告訴人 於接受植皮手術及骨折復位固定後已出院休養,目前固定回 診診療,是依現有事證尚難認被告已達限制或無法發揮正常 參與社會之程度,或認為有重大不治或難治之傷害,而構成 刑法上之重傷害。  ㈣綜上所述,告訴意旨認被告所涉過失重傷害之犯嫌,犯罪嫌 疑不足,惟此過失重傷害部分之犯行與上開已起訴之過失傷 害犯行為實質相同之行為,縱使構成犯罪,皆為起訴效力所 及,不另為不起訴處分,併此敘明。 四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此 致 臺灣雲林地方法院 中  華  民  國  113  年  3   月  22  日              檢 察 官 曹瑞宏 本件證明與原本無異  中  華  民  國  113  年  4   月  12  日              書 記 官 吳鈺釹 所犯法條 中華民國刑法第284條 因過失傷害人者,處 1 年以下有期徒刑、拘役或 10 萬元以下 罰金;致重傷者,處 3 年以下有期徒刑、拘役或 30 萬元以下 罰金。

2025-02-17

ULDM-113-交易-271-20250217-1

金簡
臺灣雲林地方法院

違反洗錢防制法

臺灣雲林地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第15號 公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 蔡孟軒 上列被告因違反洗錢防制法等案件,經檢察官提起公訴(113年 度偵字第2350號、113年度偵字第3395號),經被告自白犯罪, 本院認為宜以簡易判決處刑,逕以簡易判決處刑如下:   主   文 蔡孟軒共同犯如附表所示之罪,各處如附表所示之刑。應執行有 期徒刑5月,併科罰金新臺幣2萬元,有期徒刑如易科罰金,罰金 如易服勞役,均以新臺幣1千元折算1日。   事實及理由 一、本案犯罪事實及證據,除增列被告蔡孟軒於本院準備程序時 之自白作為證據外,餘均引用檢察官起訴書之記載(如附件 )。 二、論罪科刑:  ㈠新舊法比較:   按法律變更之比較,應就罪刑有關之法定加減原因與加減例 等一切情形,綜其全部罪刑之結果而為比較;刑法上之「必 減」,以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量(刑之幅 度),「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量,而比 較之,此為本院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外,因 適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍,亦為有 利與否之比較範圍,且應以具體個案分別依照新舊法檢驗, 以新舊法運用於該個案之具體結果,定其比較適用之結果。 至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分,因牽涉個案 量刑裁量之行使,必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞 動服務之宣告刑後,方就各該易刑處分部分決定其適用標準 ,故於決定罪刑之適用時,不列入比較適用之範圍(最高法 院113年度台上字第2720號判決要旨參照)。  ⒈被告行為後,洗錢防制法於113年7月31日修正公布,並自同 年0月0日生效,原第14條規定:「(第1項)有第二條各款 所列洗錢行為者,處七年以下有期徒刑,併科新臺幣五百萬 元以下罰金。(第2項)前項之未遂犯罰之。(第3項)前二 項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」,修 正後條次變更為第19條,規定:「(第1項)有第二條各款 所列洗錢行為者,處三年以上十年以下有期徒刑,併科新臺 幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣 一億元者,處六月以上五年以下有期徒刑,併科新臺幣五千 萬元以下罰金。(第2項)前項之未遂犯罰之」。  ⒉被告行為後,洗錢防制法第16條第2項於113年7月31日修正公 布,並自同年0月0日生效,修正後條次變更為第23條第3項 ,規定:「犯前四條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者, 如有所得並自動繳交全部所得財物者,減輕其刑;並因而使 司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利 益,或查獲其他正犯或共犯者,減輕或免除其刑」。  ⒊本案洗錢行為之前置不法行為為刑法第339條第1項詐欺取財 罪,依修正前洗錢防制法第14條第1項觀之,其洗錢罪之法 定本刑雖為7年以下有期徒刑,但其宣告刑仍受刑法第339條 第1項法定最重本刑之限制,即有期徒刑5年,此法定本刑之 調整之結果,已實質影響一般洗錢罪之刑罰框架,自應納為 新舊法比較之事項,又本案洗錢之財物未達1億元,且被告 於偵查、本院均已自白洗錢犯行,而被告復自陳未收到報酬 ,亦無證據足認被告於本案已有所得,是被告依修正前洗錢 防制法第16條第2項、修正後洗錢防制法第23條第3項前段, 均應減輕其刑,經比較結果,適用修正前洗錢防制法之處斷 刑範圍為有期徒刑1月以上5年以下,適用修正後洗錢防制法 之處斷刑範圍為有期徒刑3月以上4年11月以下,應認修正後 之法律較有利於被告,故依刑法第2條第1項但書規定,應適 用修正後之洗錢防制法。  ㈡按行為人如意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,而將特定犯 罪所得直接消費處分,或移轉交予其他共同正犯予以隱匿, 甚或交由共同正犯以虛假交易外觀掩飾不法金流移動,依新 法規定,皆已侵害新法之保護法益,係屬新法第2條第1或2 款之洗錢行為,尚難單純以不罰之犯罪後處分贓物行為視之 (最高法院108年度台上字第3993號判決意旨參照)。又洗錢 防制法所稱特定犯罪之犯罪所得,經被害人匯(存)入人頭 帳戶時,雖因其金流仍屬透明易查,而尚未有掩飾或隱匿特 定犯罪所得之來源、去向及所在之效果。但人頭帳戶內之款 項一旦遭提領,即會產生金流斷點,而有掩飾、隱匿犯罪所 得之結果,即使尚未將提領之款項向上層轉,所為仍屬洗錢 既遂(最高法院110年度台上字第5900號判決意旨參照)。 而洗錢防制法制定之目的,在於防範及制止因犯特定犯罪( 即所稱「前置犯罪」)而取得或變得之財物或財產上利益及 其孳息,藉由製造資金流動軌跡斷點之手段,去化不法利得 與犯罪間之聯結,使之回流至正常金融體系,而得以利用享 受等各階段之洗錢行為,使其形式上轉換成為合法來源,以 掩飾或切斷特定犯罪所得與犯罪之關聯性。是以利用「人頭 帳戶」收取不法贓款為例,當詐欺集團取得「人頭帳戶」之 實際管領權,並指示被害人將款項匯入與犯罪行為人無關之 「人頭帳戶」時,即已開始共同犯罪計畫中,關於去化特定 犯罪所得資金之不法原因聯結行為,就其資金流動軌跡而言 ,在後續之因果歷程中,亦可實現掩飾、隱匿特定犯罪所得 之效果,此時即已著手洗錢行為。若該「人頭帳戶」已遭圈 存凍結,無法成功提領,導致金流仍屬透明易查,無從合法 化其所得來源,未生掩飾、隱匿特定犯罪所得之結果,僅能 論以一般洗錢罪之未遂犯(最高法院113年度台上字第301號 判決意旨參照)。查詐欺集團不詳成員對被害人張華暐浩施 用詐術後,其將起訴書附表編號3所示款項匯入上開帳戶, 然該人頭帳戶已遭圈存,無法成功提領,導致金流仍屬透明 易查,無從合法化其所得來源,未生掩飾、隱匿特定犯罪所 得之結果,僅能論以洗錢未遂罪。  ㈢核被告所為,就起訴書附表編號1、2、4部分,均係犯刑法第 339條第1項之詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項 後段之洗錢罪。就起訴書附表編號3部分,則係犯刑法第339 條第1項之詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第2項、第 1項後段之洗錢未遂罪  ㈣就起訴書附表編號3部分,公訴意旨認被告所為,係犯洗錢既 遂罪,容有誤會,惟刑事訴訟法第300條所謂變更法條,係 指罪名之變更而言,若僅行為態樣有正犯、從犯之分,或既 遂、未遂之分,尚無庸引用刑事訴訟法第300條變更起訴法 條(最高法院101年度台上字第3805號判決意旨參照),故 自無變更起訴法條之必要。  ㈤被告與本案詐欺集團成員間,就上開犯行,有犯意聯絡及行 為分擔,為共同正犯。  ㈥被告雖有多次提領贓款情形,惟係於密接之時、地為之,且 各次犯罪目的同一,侵害同一法益,各行為之獨立性極為薄 弱,依一般社會健全觀念,在時間差距上,難以強行分開, 在刑法評價上,以視為數個舉動之接續施行,合為包括之一 行為予以評價,較為合理,應屬接續犯。  ㈦被告所為上開詐欺取財及洗錢既遂、未遂犯行,各係基於單 一之目的為之,其行為具有局部同一性,應認係以一行為同 時觸犯數罪名,依刑法第55條前段規定,各從一重論以洗錢 (未遂)罪。  ㈧被告就附表編號1至4所示犯行,犯意各別,行為互異,應予 分論併罰。  ㈨被告在偵查及審判中均已自白洗錢犯行,且於本案並無所得 ,均依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定,減輕其刑 。  ㈩就起訴書附表編號3部分,被告就本案已著手於洗錢犯行之實 行而不遂,應依刑法第25條第2項之規定,按既遂犯之刑度 遞減輕之。  爰以行為人之責任為基礎,審酌被告不思循正當途徑以謀取 生活所需,無視政府宣誓掃蕩詐騙取財犯罪之決心,為圖不 法利益,竟參與上開洗錢(未遂)、詐欺取財犯行,破壞社 會人際彼此間之互信基礎,造成被害人受有財產損失,實有 不該;衡酌被告前有公共危險等案件,經檢察官為緩起訴處 分;考量被告坦承犯行之犯後態度,且其於本案中僅屬被動 聽命行事之分工角色;兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、 情節及被害人受損害之金額;酌以被告自陳之教育程度、職 業、家庭經濟狀況(本院金訴第48頁)等一切情狀,量處如 附表所示之刑,並諭知易科罰金、易服勞役之折算標準;暨 審酌被告犯罪行為之不法與罪責程度、各罪彼此間之關聯性 、數罪所反應被告人格特性與傾向等情狀,定其應執行之刑 如主文所示,並諭知易科罰金、易服勞役之折算標準,以示 懲儆。 三、沒收:  ㈠按犯第19條、第20條之罪,洗錢之財物或財產上利益,不問 屬於犯罪行為人與否,沒收之,洗錢防制法第25條第1項定 有明文。查被告雖提領詐欺贓款,惟並無證據證明其就上開 詐欺贓款有事實上管領處分權限,且其於本案中並非居於犯 罪主導地位,故如對其宣告沒收前揭洗錢之財物,容有過苛 之虞,爰依刑法第38條之2第2項規定,不予宣告沒收或追徵 。  ㈡被告參與本案並未獲得犯罪所得(本院金訴第47頁),且並 無證據足認其確有因本案犯行而實際取得任何對價,或因而 獲取犯罪所得,則自無從遽認被告有何實際獲取之犯罪所得 ,爰不予諭知沒收或追徵其價額。   四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項,逕以 簡易判決處刑如主文。 五、如不服本判決,得於收受判決正本送達之翌日起20日內,向 本庭提出上訴狀,上訴於本院合議庭(須附繕本)。 六、本案經檢察官彭彥儒提起公訴,檢察官林柏宇到庭執行職務 。 中  華  民  國  114  年  2  月  16  日          刑事第一庭 法 官 黃震岳 以上正本證明與原本無異。          告訴人或被害人如不服判決,應備理由具狀向檢察官請求上訴, 上訴期間之計算,以檢察官收受判決正本之日期起算。                書記官 沈詩婷 中  華  民  國  114  年  2   月  17  日 附表: 編號 犯罪事實 主文 1 起訴書犯罪事實欄一中有關被害人吳益綸部分(附表編號1) 蔡孟軒共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪,處有期徒刑4月,併科罰金新臺幣1萬元,有期徒刑如易科罰金,罰金如易服勞役,均以新臺幣1千元折算1日 2 起訴書犯罪事實欄一中有關被害人張書豪部分(附表編號2) 蔡孟軒共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪,處有期徒刑4月,併科罰金新臺幣1萬元,有期徒刑如易科罰金,罰金如易服勞役,均以新臺幣1千元折算1日 3 起訴書犯罪事實欄一中有關被害人張華暐部分(附表編號3) 蔡孟軒共同犯修正後洗錢防制法第十九條第二項、第一項後段之洗錢未遂罪,處有期徒刑3月,併科罰金新臺幣1萬元,有期徒刑如易科罰金,罰金如易服勞役,均以新臺幣1千元折算1日 4 起訴書犯罪事實欄一中有關被害人施礎旋部分(附表編號4) 蔡孟軒共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪,處有期徒刑4月,併科罰金新臺幣1萬元,有期徒刑如易科罰金,罰金如易服勞役,均以新臺幣1千元折算1日                  附錄論罪科刑法條 修正後洗錢防制法第19條第1項 有第二條各款所列洗錢行為者,處三年以上十年以下有期徒刑, 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者,處六月以上五年以下有期徒刑,併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。 【附件】 臺灣雲林地方檢察署檢察官起訴書                    113年度偵字第2350號                    113年度偵字第3395號   被   告 蔡孟軒 男 26歲(民國00年0月0日生)             住雲林縣○○鄉○○村○○0○00號             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因詐欺等案件,業經偵查終結,認應提起公訴,茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、蔡孟軒知悉向金融機構申設之金融機構帳戶係個人理財之重 要工具,關係個人財產、信用之表徵,且依其智識及社會經 驗,已預見如將金融機構帳戶提供予缺乏信賴基礎之他人使 用,可能遭詐欺犯罪者作為收取不法詐欺款項之用;若受他 人指示提領自己提供之金融機構帳戶內不明款項再予轉交, 極有可能係詐欺集團為取得犯罪所得之行為,且可藉此掩飾 、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在,仍基於縱使與他人共同 實施詐欺取財及洗錢犯罪,亦不違反其本意之不確定故意, 與詐欺集團不詳成員共同意圖為自己不法所有,基於詐欺取 財及隱匿詐欺所得去向之洗錢犯意聯絡,於民國112年11月 間某日,透過通訊軟體Line,將其申辦之中華郵政帳戶(帳 號:000-00000000000000號,下稱本案郵局帳戶)、雲林縣 ○○鎮○○○○○○號:000-00000000000000號,下稱本案農會帳戶 )之存摺照片提供予詐欺集團不詳成員使用。嗣詐欺集團某 成員即於附表所示時間,以附表所示之方式,對附表所示吳 益綸等4人施用詐術,致吳益綸等4人陷於錯誤,於附表所示 時間匯款如附表所示金額之款項至本案帳戶,致渠等受有財 產上之損害,蔡孟軒再依詐欺集團某成員指示,於附表所示 時間提領附表所示款項,再將上開款項交付予不詳詐欺集團 成員,藉此製造金流斷點,致無從追查詐欺犯罪所得去向而 掩飾、隱匿犯罪所得。嗣經附表所示吳益綸等4人發覺受騙 報警處理,始悉上情。 二、案經吳益綸、張書豪、張華暐、施礎旋訴由雲林縣警察局斗 南分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、上開犯罪事實,業據被告蔡孟軒於偵訊時坦承不諱,並有告 訴人吳益綸、張書豪、張華暐、施礎旋、證人陳宥宇於警詢 時證述綦詳,並有本案郵局帳戶、本案農會帳戶之申設人基 本資料及交易明細查詢、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄 表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄 表、受(處)理案件證明單、告訴人等與詐騙集團間之對話 紀錄、匯款紀錄、監視器影像截圖等在卷可證,足認被告自 白與事實相符,其犯嫌應堪認定。 二、按行為後法律有變更者,適用行為時之法律,但行為後之法 律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較適用原則,於比較時 應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續 犯、結合犯,以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因 (如身分加減)與加減比例等一切情形,本於統一性及整體 性原則,綜其全部罪刑之結果而為比較後,再適用有利於行 為人之法律處斷,而不得一部割裂分別適用不同之新舊法( 最高法院111年度台上字第2476號判決意旨參照)。因各該 規定皆涉及犯罪之態樣、階段、罪數、法定刑得或應否加、 減暨加減之幅度,影響及法定刑或處斷刑之範圍,各該罪刑 規定須經綜合考量整體適用後,方能據以限定法定刑或處斷 刑之範圍,於該範圍內為一定刑之宣告。是宣告刑雖屬單一 之結論,實係經綜合考量整體適用各相關罪刑規定之所得。 宣告刑所據以決定之各相關罪刑規定,具有適用上之「依附 及相互關聯」之特性,自須同其新舊法之適用。而「法律有 變更」為因,再經適用準據法相互比較新舊法之規定,始有 「對被告有利或不利」之結果,兩者互為因果,不難分辨, 亦不容混淆(最高法院110年度台上字第1489號判決意旨參 照)。再同種之刑,以最高度之較長或較多者為重,最高度 相等者,以最低度之較長或較多者為重,刑法第35條第2項 定有明文。是比較新舊法之輕重,應以最高度之較長或較多 者為重,必其高度刑相等者,始以最低度之較長或較多者為 重(最高法院94年度台上字第6181號判決意旨參照)。從而 ,法律變更是否有利行為人之判斷,並非單純抽象比較犯罪 構成要件及科處刑罰效果,而應針對具體之個案,綜合考量 一切與罪刑有關之重要情形予以比較,以認定法律變更前後 究竟何者對於行為人較為有利。查被告行為後,洗錢防制法 於113年7月31日修正公布,而於同年8月2日起生效,茲就與 本案罪刑有關部分,敘述如下:  ㈠修正前洗錢防制法第14條規定:「有第2條各款所列洗錢行為 者,處7年以下有期徒刑,併科新臺幣(下同)5百萬元以下 罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形,不得科以超過其特 定犯罪所定最重本刑之刑。」而修正後洗錢防制法第19條則 規定:「有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下 有期徒刑,併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利 益未達1億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科5千萬元 以下罰金。前項之未遂犯罰之。」  ㈡被告行為時即113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項係 規定:「犯前4條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,減 輕其刑。」而現行洗錢防制法第23條第3項則規定:「犯前4 條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,如有所得並自動繳 交全部所得財物者,減輕其刑;並因而使司法警察機關或檢 察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益,或查獲其他正 犯或共犯者,減輕或免除其刑。」  ㈢本案依被告所犯附表編號1至4所示之一般洗錢罪,各次洗錢 之財物均未達1億元,又被告於偵訊時已自白本案所犯之一 般洗錢罪,且查無犯罪所得,如於法院審理時亦自白犯罪, 符合修正前、後之自白減刑規定等具體情形以觀,如適用修 正前洗錢防制法第14條第1項規定,並依修正前洗錢防制法 第16條第2項規定減刑後,有期徒刑部分之處斷刑範圍為「1 月以上至6年11月以下」,復因受特定犯罪(即刑法第339條 第1項詐欺取財罪)所定最重本刑5年以下之宣告刑限制,則 有期徒刑部分之具體宣告刑範圍為「1月以上至5年以下」; 如適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定,並依修正 後洗錢防制法第23條第3項規定減刑後,有期徒刑部分之處 斷刑及宣告刑範圍則為「3月以上至4年11月以下」,可知新 法於具體宣告刑上之最高刑度輕於舊法,揆諸前揭說明,經 整體比較適用新舊法之結果,應認新法較有利於行為人,爰 依刑法第2條第1項後段規定,整體適用修正後即現行洗錢防 制法規定。 三、核被告所為,係犯刑法第339條第1項之詐欺取財及修正後洗 錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告與詐欺 集團成員間,有犯意聯絡及行為分擔,請論以共同正犯。被告 以一行為同時觸犯詐欺取財及一般洗錢等罪,為想像競合犯 ,請依刑法第55條規定,從一重之一般洗錢罪處斷。另被告 就附表所示4次犯行,被害人並不相同,告訴人吳益綸等4人 遭詐騙時間、地點、具體手段互異,所侵害之財產法益各自 獨立,應認犯意各別,行為互殊,請予分論併罰。被告於偵 查中已自白本案所犯之一般洗錢罪,且本案無證據可認被告 確有實際獲取犯罪所得,如被告於法院審理時亦自白犯罪, 請就被告所犯附表4次之一般洗錢罪,各依洗錢防制法第23 條第3項規定減輕其刑。並請衡酌上情,量處至少有期徒刑6 月,以資警惕。 四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此 致 臺灣雲林地方法院 中  華  民  國  113  年  11  月  25  日                檢 察 官  彭 彥 儒 本件證明與原本無異             中  華  民  國  113  年  12  月  4   日                書 記 官 王 姵 涵 附表 編號 告訴人 詐騙手法 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 受款帳戶 被告提領時間 提領金額 (新臺幣) 被告提領地點 1 吳益綸 本案詐騙集團成員於112年12月6日12時30分許,盜用「陳宥宇」之通訊軟體Line向告訴人吳益綸佯稱:急需借款云云,致告訴人吳益綸陷於錯誤,而依指示為右列匯款。 112年12月6日 ①12時49分 ②13時01分 ①30,000元 ②35,000元 郵局帳號000-00000000000000 (戶名:蔡孟軒) 112年12月6日 ①12時56分 ②13時09分 ③13時11分 ①30,000元 ②36,000元 ③27,000元 雲林縣○○鎮○○路00號 (斗南郵局) 2 張書豪 本案詐騙集團成員於112年12月6日12時26分許,先後假冒買家、統一賣貨便客服人員,並向告訴人張書豪佯稱需驗證帳戶方能與買家交易,致告訴人張書豪陷於錯誤,而依指示操作而為右列匯款。 112年12月6日 13時04分 28,123元 郵局帳號000-00000000000000 (戶名:蔡孟軒) 3 張華暐 本案詐騙集團成員於112年12月6日13時30分許,盜用「陳建志」之通訊軟體Line向告訴人張華暐佯稱:急需借款云云,致告訴人張華暐陷於錯誤,而依指示為右列匯款。 112年12月6日 13時37分 20,000元 郵局帳號000-00000000000000 (戶名:蔡孟軒) 圈存 4 施礎旋 本案詐騙集團成員於112年12月6日12時40分許,先後假冒買家、銀行客服人員,並向告訴人施礎旋佯稱需驗證帳戶方能與買家交易,致告訴人施礎旋陷於錯誤,而依指示為右列匯款。 112年12月6日 ①14時36分 ②14時44分 ③14時47分 ①9,985元 ②9,985元 ③9,985元 斗南農會帳號000-00000000000000 (戶名:蔡孟軒) 112年12月6日 14時48分 30,000元 雲林縣○○鎮○○路000號(斗南鎮農會)

2025-02-16

ULDM-114-金簡-15-20250216-1

金訴
臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第1090號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 徐正興 上列被告因詐欺等案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第219 5、2811、9321號),本院判決如下:   主 文 徐正興犯如附表編號1至3所示之罪,各處如附表編號1至3所示之 刑,應執行有期徒刑壹年陸月。   事 實 一、徐正興依一般社會生活經驗,雖知悉金融機構帳戶為個人信 用、財產之重要表徵,具有一身專屬性質,申設金融機構帳 戶亦無特殊條件限制,任何人得同時在不同金融機構申設多數 帳戶供己使用,並可預見將銀行帳戶提供他人使用,可能遭犯 罪集團利用為收取、提領財產犯罪贓款之犯罪工具,並持以掩 飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源,竟基於縱使他人將其提供之銀 行帳戶用以從事詐欺取財、洗錢等犯罪行為,亦不違反其本意 之共同詐欺及洗錢犯意,仍基於參與組織犯罪之犯意,加入 由暱稱「黃承楷」、「江國華」、「宋曠滿」「蔡政宏」、 「冰箱KEVIN」、「Andy」及其他真實姓名年籍不詳成年人 所組成3人以上、以詐術為手段、具有持續性、牟利性及結 構性之詐欺集團(下稱詐欺集團),而詐欺集團成年成員共 同意圖為自己不法之所有,基於3人以上共同詐欺取財及洗 錢之犯意聯絡,由其提供帳戶並負責依上手之指示,以領款 、轉交之方式,將贓款交付集團,於民國112年10月27日至1 1月10日間,與暱稱「黃承楷」、「江國華」商議,提供其 申辦之彰化商業銀行歸仁分行帳號00000000000000號帳戶( 下稱彰銀帳戶)、連線商業銀行帳號000000000000號(下稱 連銀帳戶)、臺灣中小企業銀行帳號00000000000號(下稱臺 企帳戶)、中國信託商業銀行帳號000000000000號(下稱中信 帳戶)等供詐騙集團接收轉匯款項。嗣詐欺集團成員於附表 編號1-3所示時、地,以附表編號1-3所示之方式向附表編號 1-3所示之人施用詐術後,致渠等陷於錯誤,於附表編號1-3 所示之時間匯入款項後,徐正興再依暱稱「江國華」指示, 於附表編號1-3所示時間、地提領,並交付予詐騙集團成員 之暱稱「梁育仁」、「陳志明」之人。嗣如附表編號1-3所 示之人發覺受騙並報警處理後,始循線查悉上情。 二、案經詹勝華訴由內政部警政署刑事警察局暨温朝傑、邱啓利 訴由臺南市政府警察局歸仁分局移送臺灣臺南地方檢察署檢 察官偵查起訴。   理 由 一、本判決所引用被告徐正興以外之人於審判外之陳述,業經檢 察官、被告於準備程序均不爭執其證據能力,且於言詞辯論 終結前均未聲明異議,本院審酌該等證據資料作成之情況, 核無違法取得或其他瑕疵,且與待證事實具有關聯性,認為 以之作為證據為適當,依刑事訴訟法第159條之5規定,有證 據能力;本判決以下所引用卷內各項非供述證據性質之證據 資料,均無違反法定程序取得之情形,依刑事訴訟法第158 條之4規定之反面解釋,均應有證據能力。 二、被告固坦承有申辦前開彰銀、連銀、臺企、中信帳戶,並將 帳號傳給暱稱「江國華」之人,之後有依指示提領附表編號 1-3所示之款項交給其指定之暱稱「梁育仁」、「陳志明」 之人之事實,惟矢口否認有何上揭犯行,辯稱:伊要辦貸款 包裝金流才會將上揭帳戶帳號傳給暱稱「江國華」之人云云 。經查: (一)被告為上開彰銀、連銀、臺企、中信帳戶申請人,並將其所 申辦之上開帳戶帳號傳送予暱稱「江國華」,復依暱稱「江 國華」之指示,於附表編號1-3所示之提款時、地,提領各 如附表編號1-3所示款項後,再依暱稱「江國華」之指示, 於附表編號1-3所示地點轉交予年籍不詳,自稱「梁育仁」 、「陳志明」之成年男子乙節,除經被告自承在卷外,並有 上開帳戶之基本資料及交易明細資料、被告與暱稱「黃承楷 貸款專員」、「江國華」之LINE通訊軟體對話紀錄擷圖44張 附卷可稽(見警一卷第26-34頁、第41-49頁、警二卷第9-13 頁、警三卷第15至17頁、本院卷第85-88頁),又某姓名年 籍均不詳之詐欺集團成員,於如附表編號1-3所示時間,各 以如附表編號1-3所示之詐騙方法,詐騙告訴人詹勝華、温 朝傑、邱啓利,致渠等均陷於錯誤,而分別於附表編號1-3 所示之匯款時間,將各如附表編號1-3所示之款項匯至被告 附表編號1-3所示銀行帳戶之事實,業據證人即告訴人詹勝 華、溫朝傑、邱啓利於警詢之指訴甚詳(見警一卷第51至53 頁、警二卷第39至41頁、警三卷第13至14頁),並有告訴人 詹勝華與暱稱「宋曠滿」之LINE通訊軟體對話紀錄擷圖2張 、告訴人詹勝華之臺北富邦商業銀行匯款委託書(證明聯) /取款憑條翻拍照片1張、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄 表、臺北市政府警察局士林分局文林派出所受理詐騙帳戶通 報警示簡便格式表各1紙、告訴人溫朝傑與暱稱「蔡政宏」 之FacebookMessenger通訊軟體對話紀錄擷圖7張、告訴人溫 朝傑與暱稱「冰箱Kevin」之LINE通訊軟體對話紀錄擷圖3張 、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、雲林縣警察局斗南 分局大埤分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各 類案件紀錄表各1紙、告訴人邱啓利之郵政跨行匯款申請書 影本1紙、告訴人邱啓利與暱稱「Andy」之LINE通訊軟體對 話純文字紀錄1份(見警一卷第55至57頁、警二卷第45至51 頁、警三卷第第23至29頁、第33至34頁、第36頁)在卷可憑 ,此部分事實,洵堪認定。 (二)被告提出之「合作協議書」上並未顯示浩景資產管理股份有 限公司之住址、負責人、承辦人相關資料、亦未記載貸款金 額、條件及約定清償方式、放款利率等事項,有該合作協議 書1紙在卷可佐 (見警一卷第25頁),參以被告提出之與暱 稱「黃承楷」、「江國華」之LINE通訊軟體對話紀錄擷圖44 張(見警一卷第26-34頁),亦無關於貸款之細節,部分傳遞 之訊息均是暱稱「江國華」告知被告入帳金額及被告領款及 拍傳提領款項之櫃員機交易明細,整個對話紀錄在在顯示係 在執行控管車手領款、交款任務,另除被告僅泛稱欲行貸款 外,其自警詢、偵查迄本院審理除上揭「合作協議書」外, 均未提及其貸款之相關細節或文件,亦未提出任何佐證足以 查明,況依社會常情為包裝金流虛張其信用額度,一般運用 1或2本帳戶即足,並可減低貸款徵信遭到卡關之風險,豈可 能為造假虛張信用額度一次供給4本帳戶?退一步言,被告 雖稱交付上揭帳戶係為貸款云云,惟未循正常程序填寫貸款 申請書、提供工作證明或擔保品,僅由被告提供銀行帳戶供 暱稱「江國華」匯款進出,並於款項匯入後旋即指示被告領 出轉交予暱稱「梁育仁」、「陳志明」之人,與一般合法貸 款之程序不符,況被告於本院審理中供稱不知暱稱「江國華 」真實姓名、年籍、住所等語(見本院卷第99頁),竟在來 源不明之高額款項匯入其帳戶時,依暱稱「江國華」指示將 款項領出再轉交予亦不知真實身分暱稱「梁育仁」、「陳志 明」之人,而於交付高達新臺幣(下同)70萬2千元款項時 ,竟未要求暱稱「梁育仁」、「陳志明」之人出具任何收據 ,實有悖於常情。再者,被告既表示暱稱「江國華」係為包 裝金流始將金錢匯入其上開銀行帳戶內,則被告美化帳戶之 目的已完成,在美化完帳戶後再將款項以轉帳匯款方式返還 暱稱「江國華」即可,何必大費周章多次以自動櫃員機分批 領出現金後再轉交不知確實身份之暱稱「梁育仁」、「陳志 明」者,徒增遺失、侵吞該款項之風險。另被告前揭提款及 轉交現金之流程,交款地點均非暱稱「江國華」之住處或其 所屬公司,暱稱「江國華」更從未親自與被告見面、接洽, 顯有逃避偵查機關追查之目的,方會透過如此迂迴且無從於 事後追查之方式收取前開款項,詎被告仍配合此等乖離常軌 之模式領款、交款,又被告供稱提供帳戶予暱稱「江國華」 之目的係在虛張其信用額度以美化帳戶云云,無非意圖使貸 款方誤信其有資力而同意貸款,被告主觀上對於暱稱「江國 華」可能使用不正方法以及匯入其帳戶內之款項恐涉及不法 等節,難認毫無認識及預見。 (三)刑法上之故意,可分為直接故意與不確定故意〈間接故意〉, 行為人對於構成犯罪之事實,明知並有意使其發生者,為直 接故意;行為人對於構成犯罪事實,預見其發生而其發生並 不違背其本意者,為間接故意。基於申辦貸款之意思提供帳 戶資料,是否同時具有詐欺取財及洗錢之不確定故意,並非 絕對對立、不能併存之事,被告果真因申辦貸款而提供帳戶 資料,依行為人本身之智識能力、社會經驗、與對方互動之 過程等情狀,如被告對於其所提供之帳戶資料,已預見被用 來作為詐欺取財等非法用途之可能性甚高,惟仍心存僥倖認 為不會發生,猶將帳戶資料提供他人使用,可認其對於自己 利益之考量遠高於他人財產法益是否因此受害乙節,容任該 等結果發生而不違背其本意,而具有詐欺取財及洗錢之不確 定故意。近年詐欺集團犯案猖獗,利用人頭帳戶供為受騙者 匯入款項所用之事,廣經電視新聞、報章雜誌及網路等大眾 傳播媒體披露,政府亦極力宣導。是依一般人之社會生活經 驗,向人收集帳戶資料為不合理或不明用途使用或流通,衡 情對於該等帳戶可能供作不法目的使用,特別是供詐欺取財 犯罪之用,當有合理之預見,被告高職肄業,且係大卡車保 養廠老闆,非無社會經驗之人,對此自難諉為不知。故被告 對於隨意將上揭高達4本之帳戶提供予從未謀面之暱稱「江 國華」,可能供他人作為財產犯罪及透過其帳戶匯款、提領 、轉交之方式以掩飾、隱匿金流乙節自當有所預見,竟仍配 合將匯入其帳戶內之不明款項提領後,再轉交予暱稱「江國 華」所指定之不明人士即暱稱「梁育仁」、「陳志明」之人 ,製造金流斷點,藉此掩飾及隱匿詐欺犯罪所得去向,堪認 被告主觀上確有3人以上共同詐欺取財、洗錢之不確定故意 甚明。 (四)按組織犯罪防制條例第2項之規定,該條例所稱「犯罪組織 」,係指3人以上,以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段 或最重本刑逾5年有期徒刑之刑之罪,所組成具有持續性、 牟利性之有結構性組織,參以當前不法詐騙份子常透過電信 或網路,詐騙民眾將款項轉帳、匯款至其所掌控之人頭帳戶 後,再利用使用金融卡提款之便,聯絡負責提領詐騙款項之 車手人員,持金融卡在各銀行所設置之自動櫃員機提領詐欺 款項,此業經國內媒體廣為報導,且由治安機關多所宣導, 為一般人日常生活經驗即可知悉之事實,被告當無不知之理 。且依被告及告訴人所述情節,本案詐欺集團成員至少有被 告、暱稱「黃承楷」、「江國華」、「梁育仁」、「陳志明 」、「宋曠滿」、「蔡政宏」、「冰箱KEVIN」、「Andy」 及其餘詐欺集團成員,是本案之詐欺犯罪組織,自屬3人以 上以實施詐術為手段所組成具有持續性、牟利性之有結構性 組織。而被告既知悉「黃承楷」、「江國華」及所屬詐欺集 團成員取得被告上揭帳戶,係供作詐欺取財之帳戶使用,由 告訴人詹勝華等人匯入之款項係詐欺取得之款項,被告仍提 供自己帳戶,並擔任提款轉交之車手,足見其有參與詐欺集 團犯罪組織之故意。   (五)綜上所述,被告所辯係事後卸責之詞,不足採信,事證明  確,犯行應可認定。  三、㈠查被告行為後,洗錢防制法業經修正,於113年7月31日公 布,並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第2條 規定:「本法所稱洗錢,指下列行為:一、意圖掩飾或隱匿 特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追訴,而移轉或變更 特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源 、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、 持有或使用他人之特定犯罪所得。」;修正後洗錢防制法第 2條規定:「本法所稱洗錢,指下列行為:一、隱匿特定犯 罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所 得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使 用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他 人進行交易。」,參考其修正理由:「一、洗錢多係由數個 洗錢行為組合而成,以達成犯罪所得僅具有財產中性外觀, 不再被懷疑與犯罪有關。本條原參照國際公約定義洗錢行為 ,然因與我國刑事法律慣用文字未盡相同,解釋及適用上存 有爭議。爰參考德國2021年3月18日施行之刑法第261條(下 稱德國刑法第261條)之構成要件,將洗錢行為之定義分為掩 飾型、阻礙或危害型及隔絕型(收受使用型)三種類型,修正 本法洗錢行為之定義,以杜爭議。二、參考德國刑法第261 條第1項第1句『掩飾型』洗錢犯罪,及其定性為抽象危險犯, 修正第1款。凡是行為人客觀上有隱匿或掩飾行為,且其主 觀上知悉或可得知悉財物或財產上利益是特定犯罪所得,即 符合本款之要件。」足認現行洗錢防制法第2條第1款僅係將 過去洗錢防制法第2條第1、2款作文字修正並合為一款,實 質上無關於是否有利於被告,並無新舊法比較之問題,而應 依一般法律適用原則,逕適用裁判時之法律。㈡修正前洗錢 防制法第14條第1項係規定:「有第2條各款所列洗錢行為者 ,處7年以下有期徒刑,併科新臺幣5百萬元以下罰金。」, 修正後條次移為第19條第1項規定:「有第2條各款所列洗錢 行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併科新臺幣1億元以 下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者, 處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元以下罰金 。」,又按同種之刑,以最高度之較長或較多者為重,最高 度相等者,以最低度之較長或較多者為重,刑法第35條第2 項定有明文。是比較新舊法之輕重,應以最高度之較長或較 多者為重,必其高度刑相等者,始以最低度之較長或較多者 為重。經比較新舊法,修正後洗錢防制法第19條第1項後段 就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定 最重本刑降低為5年以下有期徒刑,且屬得易科罰金之罪, 應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被 告,依刑法第2條第1項但書,適用現行洗錢防制法第19條第 1項後段規定(參照同旨最高法院113年度台上字第2862號判 決)。 四、 (一)核被告如附表編號1所為,係犯組織犯罪防制條例第3條第1 項後段參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之3人 以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第2條第1款、第19條第 1項後段之一般洗錢罪;就附表編號2、3所為,均係犯刑法 第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢 防制法第2條第1款、第19條第1項後段之一般洗錢罪。按共 同實行犯罪行為之人,在合同意思範圍以內,各自分擔犯罪 行為之一部,相互利用他人之行為,以達其犯罪之目的者, 即應對於全部所發生之結果,共同負責,不問犯罪動機起於 何人,亦不必每一階段犯行,均經參與。再關於犯意聯絡, 不限於事前有所協議,其於行為當時,基於相互之認識,以 共同犯罪之意思參與者,亦無礙於共同正犯之成立。且數共 同正犯之間,原不以直接發生犯意聯絡者為限,即有間接之 聯絡者,亦包括在內(最高法院98年度台上字第713 號、第 4384號判決意旨參照)。基此被告與暱稱「黃承楷」、「江 國華」「梁育仁」、「陳志明」、其餘詐欺集團成員間,有 犯意聯絡及行為分擔,應論以共同正犯。被告依暱稱「江國 華」指示先後提領同一告訴人遭詐欺而匯入其上開銀行帳戶 內之款項,係基於同一目的而為,且係於密切接近之時、地 實施,侵害同一告訴人或被害人之財產法益,各行為之獨立 性極為薄弱,依一般社會健全觀念,在時間差距上,難以強 行分開,應視為數個舉動之接續施行,在主觀上顯係基於同 一之犯意接續為之,為接續犯,應包括論以一罪。被告就附 表編號1犯行係以一行為同時觸犯參與犯罪組織罪、3人以上 共同詐欺取財罪、一般洗錢罪,為想像競合犯,應依刑法第 55條規定,從一重之3人以上共同詐欺取財罪處斷;被告就 附表編號2、3犯行各係以一行為同時觸犯3人以上共同詐欺 取財罪、一般洗錢罪,為想像競合犯,應依刑法第55條規定 ,從一重之3人以上共同詐欺取財罪處斷。被告如附表編號1 -3所示犯行,行為互殊,犯意有別,應分論併罰。 (二)被告於本案以前並無因參與犯罪組織之犯罪前科,有臺灣高 等法院被告前案紀錄表在卷可參,堪認被告就如附表編號1 所示之犯行,係參與本案詐騙集團犯罪組織後首次繫屬於法 院之案件。又按組織犯罪防制條例係藉由防制組織型態之犯 罪活動為手段,以達成維護社會秩序、保障人民權益之目的 ,乃於該條例與後段,分別對於「發起、主持、操縱、指揮 」及「參與」犯罪組織者,依其情節不同而為處遇,行為人 雖有其中一行為(如參與),不問其有否實施各該手段(如 詐欺)之罪,均成立本罪。然在未經自首或有其他積極事實 ,足以證明其確已脫離或解散該組織之前,其違法行為,仍 繼續存在,即為行為之繼續,而屬單純一罪,至行為終了時 ,仍論為一罪。又加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪, 其罪數計算,以被害人數、被害次數之多寡,決定其犯罪之 罪數;核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益,因應以行為人 所侵害之社會全體利益為準據,認定係成立一個犯罪行為, 有所不同。是以倘若行為人於參與犯罪組織之繼續中,先後 加重詐欺數人財物,因行為人僅為一參與組織行為,侵害一 社會法益,應僅就首次犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺 罪之想像競合犯;而其後之犯行,乃為其參與組織之繼續行 為,為避免重複評價,當無從將一參與犯罪組織行為割裂再 另論一參與犯罪組織罪,而與其後所犯加重詐欺罪從一重論 處之餘地。因而,行為人以一參與詐欺犯罪組織,並分工加 重詐欺行為,同時觸犯參與犯罪組織罪及加重詐欺取財罪, 雖其參與犯罪組織之時、地與加重詐欺取財之時、地,在自 然意義上非完全一致,然二者仍有部分合致,且犯罪目的單 一,依一般社會通念,認應評價為一罪方符合刑罰公平原則 ,應屬想像競合犯,如予數罪併罰,反有過度評價之疑。故 被告就附表編號1之112年11月10日13時35分第1次領款所為 參與犯罪組織罪,應與其所犯首次加重詐欺取財罪及一般洗 錢罪成立想像競合犯,從較重之加重詐欺取財罪處斷,而就 被告附表編號2、3所犯,即不再論以參與犯罪組織罪。 (三)爰以行為人之責任為基礎,審酌被告可預見將帳戶資料提供 予無信任基礎之人使用並依指示將匯入其帳戶內之不明款項 領出轉交之行為,有遂行詐欺取財與洗錢犯行之虞,竟仍提 供其名下高達4本帳戶,容任真實姓名、年籍均不詳之暱稱 「江國華」及所屬之詐欺集團成員使用其帳戶供告訴人詹勝 華等人將款項匯入,並配合將匯入其帳戶內之不明款項提領 、轉交,雖未擔任詐騙角色,然提供帳戶及提領款項之工作 ,係詐騙不可缺少之重要一環,且所為製造金流斷點,掩飾 、隱匿詐欺所得去向,增加受害者尋求救濟之困難,並使犯 罪之追查趨於複雜,助長詐欺犯罪風氣之猖獗,兼衡告訴人 詹勝華等人被詐金額、尚未與告訴人達成民事和解賠償渠等 損害、犯後態度、自述智識程度及家庭經濟狀況等一切情狀 ,分別量處如附表編號1-3所示之刑,並考量所犯各罪之情 節、手段,與時空緊密程度,在限制加重以及罪刑相當原則 之規範下,定應執行刑如主文所示。末查,卷內無證據可資 證明被告就本案犯行已獲取報酬,另其已將贓款70萬2千元 交付暱稱「梁育仁」、「陳志明」,未在其實際掌控中,且 未參與朋分,苟予沒收,有過苛之虞,無從依洗錢防制法第 25條第1項規定諭知沒收,併此敘明。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官林容萱提起公訴,檢察官李政賢到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  14  日          刑事第三庭 審判長 法 官 鍾邦久                    法 官 蔡奇秀                    法 官 高如宜 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本)「切 勿逕送上級法院」。                    書記官 黃憶筑 中  華  民  國  114  年  2   月  14  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 組織犯罪防制條例第3條: 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者,處 3 年以上 10 年以下 有期徒刑,得併科新臺幣 1 億元以下罰金;參與者,處 6 月以 上 5 年以下有期徒刑,得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參 與情節輕微者,得減輕或免除其刑。 以言語、舉動、文字或其他方法,明示或暗示其為犯罪組織之成 員,或與犯罪組織或其成員有關聯,而要求他人為下列行為之一 者,處 3 年以下有期徒刑,得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金: 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。 三、購買商品或支付勞務報酬。 四、履行債務或接受債務協商之內容。 前項犯罪組織,不以現存者為必要。 以第 2 項之行為,為下列行為之一者,亦同: 一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。 二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上,已受該管公   務員解散命令三次以上而不解散。 第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。 刑法第339條之4: 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者,處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑,得併科 1 百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具,   對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或   電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第2條: 本法所稱洗錢,指下列行為: 一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。 二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒 收或追徵。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。    洗錢防制法第19條: 有第二條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑, 併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣1億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5000萬 元以下罰金。前項之未遂犯罰之。 附表(民國/新臺幣): 編號 被害人 詐騙方式 匯款時間、金額 匯入帳戶 被告提款時間、金額 被告面交時間、地點、交付金額 宣告刑 1 温朝傑 (提告) 温朝傑於112年11月10日12時22分許在Facebook社群軟體「二手設備店面頂讓交流買賣」社團見暱稱「蔡政宏」張貼販售冰箱的貼文而有意購買,遂與「蔡政宏」以Messenger通訊軟體聯繫,並以「冰箱價格1萬5千元,含運費價格1萬6千元」成交,後由某不詳詐欺集團成員透過LINE通訊軟體以暱稱「Kevin」向其佯稱購買冰箱須先支付訂金云云,致温朝傑陷於錯誤,依指示匯款如附表右列所示。 112年11月10日12時43分、8千元 徐正興之連線銀行帳號000-000000000000號帳戶 112年11月10日13時35分、8千元 112年11月10日17時42分、臺南市○○區○○路000號(家樂福臺南仁德店)、58萬3千元 徐正興犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月。 2 詹勝華 (提告) 某不詳詐欺集團成員於112年11月10日10時許,透過LINE通訊軟體,以暱稱「宋鑛滿」假冒詹勝華之友人,致電向其佯稱因臨時有資金需求,急需用錢而欲借款云云,致詹勝華陷於錯誤,依指示匯款如附表右列所示。 112年11月10日16時38分、40萬元 徐正興之彰化銀行帳號000-00000000000000號帳戶 112年11月10日14時45分、25萬6千元 徐正興犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年肆月。 112年11月10日14時55分、1萬0,005元 112年11月10日15時33分、2萬0,005元 112年11月10日15時37分、2萬0,005元 112年11月10日15時38分、2萬0,005元 112年11月10日15時38分、2萬0,005元 112年11月10日15時39分、2萬0,005元 112年11月10日15時40分、2萬0,005元 112年11月10日15時41分、1萬3,005元 3 邱啓利 (提告) 某不詳詐欺集團成員於112年11月10日10時許,以不詳電話號碼致電邱啓利,假冒邱啓利女兒之男友,並透過LINE通訊軟體,以暱稱「Andy」向其佯稱因創業有周轉需求,急需用錢而欲借款云云,致邱啓利陷於錯誤,依指示匯款如附表右列所示。 112年11月10日11時3分、25萬元 徐正興之臺灣中小企業銀行帳號000-00000000000號帳戶 112年11月10日16時27分、3萬元 徐正興犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年參月。 112年11月10日16時28分、3萬元 112年11月10日16時30分、3萬元 112年11月10日16時31分、1萬元 112年11月10日16時33分、3萬0,015元 112年11月11日13時37分、3萬元 112年11月12日21時19分、臺南市○○區○○路0段000號、11萬9千元 112年11月11日13時38分、3萬元 112年11月11日13時39分、3萬元 112年11月11日13時41分、1萬元 112年11月11日13時54分、1萬9,015元 【卷宗名稱對照表】 編號 卷宗名稱 簡稱 1 內政部警政署刑事警察局偵查第七大隊刑偵七一字第1136003027號刑案偵查卷宗 警一卷 2 臺南市政府警察局歸仁分局南市警歸偵字第1120735231號刑案偵查卷宗 警二卷 3 臺南市政府警察局歸仁分局南市警歸偵字第1130045144號刑案偵查卷宗 警三卷 4 臺灣臺南地方檢察署112年度他字第7395號偵查卷宗 偵卷 5 臺灣臺南地方法院113年度金訴字第1090號刑事卷宗 本院卷

2025-02-14

TNDM-113-金訴-1090-20250214-1

六簡
臺灣雲林地方法院

竊盜

臺灣雲林地方法院刑事簡易判決                   114年度六簡字第3號 聲 請 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 賴林素柑 上列被告因竊盜案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(113年度 偵字第11112號),本院斗六簡易庭判決如下:   主 文 賴林素柑犯竊盜未遂罪,處罰金新臺幣3,000元,如易服勞役, 以新臺幣1,000元折算1日。緩刑2年。   事實及理由 一、本件犯罪事實及證據,均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之 記載(如附件)。 二、論罪科刑:  ㈠核被告賴林素柑所為,係犯刑法第320條第3項、第1項之竊盜 未遂罪。  ㈡被告已著手於本案犯行,然遭被害人察覺、報警而未遂,屬 未遂犯,爰依刑法第25條第2項規定減輕其刑。  ㈢爰以行為人之責任為基礎,審酌被告前無刑事前科紀錄之素 行,此有法院前案紀錄表可參,又被告徒手著手竊取他人財 物,雖未得手即遭被害人察覺,然仍可見被告欠缺對他人財 產權之尊重,應予非難。參酌被告犯後坦承不諱,未以暴力 為行竊手段,尚屬平和,而被告於警詢時自述其學歷為國小 肄業,從事農業工作,家境勉持等家庭生活經濟狀況,及被 告所竊得之財物價值非高等一切情狀,量處如主文所示之刑 ,並諭知易服勞役之折算標準。  ㈣被告除本案以外,未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告 ,有前述法院前案紀錄表可證,考量被告本案犯行止於未遂 ,所竊財物價值僅新臺幣83元,被告犯後亦已將竹筍23支全 數歸還而未獲犯罪所得,相信經過本件偵審程序及刑之宣告 ,被告應知所警惕,故認被告所受刑之宣告以暫不執行為適 當,爰依刑法第74條第1項第1款規定,宣告緩刑如主文所示 ,以啟自新。 三、被告未獲得任何犯罪所得,爰無宣告沒收之必要。 四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第2項,逕以簡易 判決處刑如主文。 五、如不服本判決,得自判決送達之日起20日內,以書狀敘述理 由(須附繕本),經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起上 訴。 本件經檢察官羅昀渝聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  114  年  2   月  14  日          斗六簡易庭 法 官 詹皇輝 以上正本證明與原本無異。 中  華  民  國  114  年  2   月  14  日                 書記官 邱明通           附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。 附件: 臺灣雲林地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                   113年度偵字第11112號   被   告 賴林素柑             女 00歲(民國00年00月0日生)             住○○市○○區○○街00巷00號             居雲林縣○○鄉○○村○○00號             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因竊盜案件,業經偵查終結,認為宜以簡易判決處刑, 茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、賴林素柑於民國113年11月12日7時8分許,在雲林縣○○鄉○○ 段000000000地號張豊助所有土地上,見該土地上張豊助種 植之竹筍無人看顧,竟意圖為自己不法之所有,基於竊盜之 犯意,未經張豊助同意逕自拔取竹筍23支【價值83元】,惟 經張豊助發現旋即報警而未遂。 二、案經張豊助訴由雲林縣警察局斗南分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實,業據被告賴林素柑於警詢、偵訊中坦承不諱 ,核與證人即告訴人張豊助於警詢中證述情節相符,並有扣 案筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、贓物認領保管單 及現場照片在卷可參,足認被告之任意性自白與事實相符, 其犯嫌應堪認定。 二、核被告所為,係犯刑法第320條第3項、第1項之竊盜未遂罪 嫌。另被告已著手於竊盜犯罪行為之實行,惟未得手財物, 為未遂犯,請審酌依刑法第25條第2項規定,按既遂犯之刑 減輕之。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此 致 臺灣雲林地方法院 中  華  民  國  113  年  12  月  2   日                檢 察 官 羅 昀 渝  本件證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  12  月  30  日                書 記 官 林 宜 萱

2025-02-14

ULDM-114-六簡-3-20250214-1

六交簡
臺灣雲林地方法院

公共危險

臺灣雲林地方法院刑事簡易判決                   114年度六交簡字第3號 聲 請 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 林建勲 上列被告因公共危險案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(114 年度速偵字第1號),本院斗六簡易庭判決如下:   主   文 林建勲駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五 毫克以上,處有期徒刑4月,如易科罰金,以新臺幣1,000元折算 1日。   事實及理由 一、本件犯罪事實及證據,均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之 記載(如附件)。 二、論罪科刑:  ㈠核被告林建勲所為,係犯刑法第185條之3第1項第1款之駕駛 動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上罪 。  ㈡爰以行為人之責任為基礎,審酌被告前已有數次酒後駕車之 犯行,此有法院前案紀錄表可參,被告先前接受檢察官緩起 訴處遇後,仍未能知所警惕,再度為本案犯行,應基於刑罰 特別預防之功能,在罪責範圍內適當考量。又被告既有酒後 駕車之前案紀錄,理當知悉於酒醉狀態駕駛動力交通工具, 對一般往來之公眾及駕駛人自身皆具有高度危險性,卻仍漠 視國家禁令及用路人之安全,飲酒後於21時55分許駕駛自用 小客貨車行駛於雲林縣斗南鎮延平北路2段路段,顯已對交 通用路人造成危害,所為實有不該。再審酌被告犯後坦承犯 行,犯後態度尚可,其吐氣所含酒精濃度高達每公升0.48毫 克,已逾法定標準甚多,又因行車不穩經警攔查,可見其犯 行所生交通往來、公共安全之危害非輕,幸未造成其他人員 傷亡。兼衡被告於警詢時自述其學歷為大學畢業,從事服務 業,家境小康等家庭生活經濟狀況等一切情狀,量處如主文 所示之刑,並諭知易科罰金之折算標準。 三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第2項,逕以簡易 判決處刑如主文。 四、如不服本判決,得自判決送達之日起20日內,以書狀敘述理 由(須附繕本),經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起上 訴。 本案經檢察官李鵬程、黃宗菁聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  114  年  2   月  14  日          斗六簡易庭 法 官 詹皇輝 以上正本證明與原本無異。 中  華  民  國  114  年  2   月  14  日                 書記官 邱明通           附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者,處三年以下有期徒刑, 得併科三十萬元以下罰金: 一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度 達百分之零點零五以上。 二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物,致不 能安全駕駛。 三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物 達行政院公告之品項及濃度值以上。 四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類 之物,致不能安全駕駛。 因而致人於死者,處三年以上十年以下有期徒刑,得併科二百萬 元以下罰金;致重傷者,處一年以上七年以下有期徒刑,得併科 一百萬元以下罰金。 曾犯本條或陸海空軍刑法第五十四條之罪,經有罪判決確定或經 緩起訴處分確定,於十年內再犯第一項之罪因而致人於死者,處 無期徒刑或五年以上有期徒刑,得併科三百萬元以下罰金;致重 傷者,處三年以上十年以下有期徒刑,得併科二百萬元以下罰金 。 附件: 臺灣雲林地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                   114年度速偵字第1號   被   告 林建勲 男 00歲(民國00年0月00日生)           住○○市○○區○○街000巷00號3樓             居○○縣○○鎮○○○路00號4樓之9             送達處所:○○縣○○鎮○○甲路00                  之00號             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因公共危險案件,業經偵查終結,認宜聲請簡易判決處 刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、林建勲於民國113年12月24日20時許起至21時許止,在雲林 縣○○鎮○○○路000○0號「滿天星會館」飲用啤酒後,明知飲用 酒類後不得駕駛動力交通工具,仍基於酒後駕駛動力交通工 具之犯意,駕駛車牌號碼0000-00號自小客貨車上路。嗣於 同日21時50分許,行經雲林縣○○鎮延平北路與田頭中路路口 前,因行車不穩,經警於同日21時55分許在雲林縣○○鎮○○○ 路0段00號前攔查,員警於同日22時13分許對林建勲實施吐 氣酒精濃度測試,測得其吐氣中所含酒精濃度達每公升0.48 毫克。 二、案經雲林縣警察局斗南分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實,業據被告林建勲於警詢及偵訊時坦承不諱, 並有雲林縣警察局斗南分局斗南派出所酒精測定紀錄表影本 、財團法人台灣商品檢測驗證中心呼氣酒精測試器檢定合格 證書影本、雲林縣警察局取締『酒後駕車』公共危險案件檢測 及觀察紀錄表、雲林縣警察局舉發違反道路交通管理事件通 知單影本、車輛詳細資料報表、車籍資料表等在卷可稽,被 告犯嫌堪予認定。 二、核被告所為,係犯刑法第185條之3第1項第1款之公共危險罪 嫌。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此 致 臺灣雲林地方法院 中  華  民  國  113  年  12  月  30  日              檢 察 官 李 鵬 程              檢 察 官 黃 宗 菁 本件證明與原本無異 中  華  民  國  114  年  1   月  6   日              書 記 官 鄭 功 耀

2025-02-14

ULDM-114-六交簡-3-20250214-1

單禁沒
臺灣臺中地方法院

聲請單獨宣告沒收

臺灣臺中地方法院刑事裁定 114年度單禁沒字第57號 聲 請 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 林芷鈴 劉世全 上列聲請人因被告違反毒品危害防制條例案件(113年度偵字第3 1844號),聲請單獨宣告沒收(114年度聲沒字第19號),本院 裁定如下:   主 文 扣案之菸彈伍顆均沒收銷燬之。   理 由 一、聲請意旨略以:雲林縣警察局斗南分局員警於民國113年6月 12日23時20分許,在臺中市○○區○○路0000號之全家便利商店 光興店,查獲被告林芷玲、劉世全涉嫌販賣含有丙帕酯成分 之菸彈,經臺灣臺中地方檢察署(下稱臺中地檢署)檢察官 於113年11月4日以113年度偵字第31844號為不起訴處分確定 。扣案之菸彈含異丙帕酯成分,屬違禁物,爰依刑法第40條 第2項、第38條第1項宣告沒收等語。 二、按「違禁物,不問屬於犯罪行為人與否,沒收之。」、「違 禁物或專科沒收之物得單獨宣告沒收。」刑法第38條第1項 、第40條第2項分別定有明文。次按「查獲之第一、二級毒 品,不問屬於犯罪行為人與否,均沒收銷燬之。」毒品危害 防制條例第18條第1項前段亦有明定,且該條係刑法有關違 禁物沒收之特別規定,應優先適用。又按原非違禁物之物, 嗣僅須檢察官聲請時該物係違禁物,除為第三人所有且係合 法持有者外,法院即應單獨宣告沒收(臺灣高等法院暨所屬 法院73年度法律座談會刑事類第2號研討結果、司法院(74 )廳刑一字第452號函參照)。 三、經查,被告2人於113年6月12日經警扣得菸彈5顆,涉犯毒品 危害防制條例第4條第3項、第6項之販賣第三級毒品未遂罪 嫌,經臺中地檢署檢察官以113年度偵字第31844號為不起訴 處分確定等情,有該案不起訴處分書在卷可稽。而扣案之菸 彈5顆,經鑑定結果,含有異丙帕酯成分,有內政部警政署 刑事警察局113年10月22日刑理字第1136129108號鑑定書在 卷可佐(見偵卷第231頁),且行政院於113年11月27日已公 告將「異丙帕酯」修正為第二級毒品(行政院院臺法字第11 31031622號公告參照)。是上開扣案物於檢察官聲請時,均 屬不得非法持有之違禁物,應依毒品危害防制條例第18條第 1項前段規定宣告沒收銷燬之,並得依刑法第40條第2項規定 單獨宣告沒收(送鑑取樣耗損部分,既已滅失,自毋庸宣告 沒收銷燬)。從而,聲請人聲請核屬正當,應予准許。至於 檢察官雖誤認上開扣案物為第三級毒品,並僅聲請宣告沒收 ,惟本院仍得適用正確之法律規定宣告沒收銷燬之,附此敘 明。 四、依刑事訴訟法第455條之36第2項,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  14  日          刑事第十五庭 法 官 洪瑞隆 上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於送達後十日內,向本院提出抗告狀。                 書記官 王小芬 中  華  民  國  114  年  2   月  17  日

2025-02-14

TCDM-114-單禁沒-57-20250214-1

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