搜尋結果:故意侵害

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訴更一
臺灣臺北地方法院

損害賠償等

臺灣臺北地方法院民事裁定 113年度訴更一字第5號 原 告 彭文正 訴訟代理人 張靜律師 上列原告與被告黃偉間請求損害賠償事件,本院裁定如下:   主 文 原告應於本裁定送達後五日內補正本件請求符合國家賠償法第13 條「被告就其參與審判或追訴案件犯職務上之罪,經判決有罪確 定」所依據之事實、理由及證據,逾期未補正,即駁回其訴。   理 由 一、按原告之訴,依其所訴之事實,在法律上顯無理由,法院得 不經言詞辯論,逕以判決駁回之。但其情形可以補正者,審 判長應定期間先命補正,民事訴訟法第249條第2項第2款定 有明文。所謂「在法律上顯無理由」,係指欠缺一貫性審查 要件(合理主張)之情形(民國110年1月20日修正理由參照 )。故法院在特定原告起訴所表明之應受判決事項之聲明( 訴之聲明),及訴訟標的法律關係後,應以其依民事訴訟法 第266條第1項第1款規定所主張之「請求所依據之事實及理 由」為據,審查其訴訟上之請求是否具備一貫性。即法院於 行證據調查前,先暫認原告主張之事實係真實,輔以其主張 之訴訟標的法律關係,依實體法予以法律要件評價,倘其所 主張之事實足以導出其權利主張,始具備事實主張之一貫性 ;繼而再依實體法予以法律效果評價,倘足以導出其訴之聲 明,始具備權利主張之一貫性。而原告所提起之訴訟不具備 一貫性,經法院闡明後仍未能補正,其主張即欠缺實體法之 正當性,法院可不再進行實質審理,逕依民事訴訟法第249 條第2項規定,以其請求為無理由而予以判決駁回(最高法 院108年度台上字第2246號民事判決意旨參照)。 二、次按民法第186條就公務員執行職務之侵權責任,已有特別 規定,要無適用同法第184條關於一般侵權行為規定之餘地 (最高法院98年度台上字第751號號判決意旨參照)。再按 公務員因故意違背對於第三人應執行之職務,致第三人受損 害者,負賠償責任。其因過失者,以被害人不能依他項方法 受賠償時為限,負其責任。前項情形,如被害人得依法律上 之救濟方法,除去其損害,而因故意或過失不為之者,公務 員不負賠償責任,民法第186條固有明文。惟按有審判或追 訴職務之公務員,因執行職務侵害人民自由或權利,就其參 與審判或追訴案件犯職務上之罪,經判決有罪確定者,適用 國家賠償法規定,國家賠償法第13條亦有明文。且該法第13 條係針對審判及追訴職務之特性,而規定有審判或追訴職務 之公務員僅於犯職務上之罪經判決有罪確定者,始負國家賠 償責任,此係維護審判獨立及追訴不受外界干擾所必要。則 當事人倘主張有審判或追訴職務之公務員因執行職務故意侵 害人民自由或權利,縱不循國家賠償程序請求賠償,而依民 法規定對於公務員個人主張侵權行為損害賠償責任,基於同 一理由,自應就該公務員之損害賠償責任與國家賠償責任立 於同一標準,即以該具審判或追訴職務之公務員犯職務上之 罪經有罪判決確定,始得對其請求損害賠償(最高法院103 年度台上字第1796號、107年度台上字第1129號裁定要旨參 照)。   三、原告主張:被告為臺灣臺北地方檢察署檢察官,於偵辦110 年度偵字第602、603號案件(下稱系爭偵查案件)時,非法 向蔡英文論文門團隊取得西元(下同)1990年4月9日倫敦大 學G F Robert信函充作東吳大學於民國108年9月24日函復附 件之一,並將之編為第156頁,再將原編為第149頁之東吳大 學函復資料挪為第151頁,以手寫第149頁替換成1984年2月8 日倫敦大學G F Robert信函,被告所為係偽造、變造或湮滅 證據之刑事犯罪行為,侵害原告人格權及名譽權,致原告精 神上受有重大損害,且被告所為非屬檢察官職權上所為偵查 行為範疇,自無國家賠償法第13條及民法第186條規定之適 用。爰依民法第184條第1項及第195條第1項規定,提起本訴 。並聲明:㈠被告應給付原告新臺幣200萬元,及自起訴狀繕 本送達翌日起至清償日止,按週年利率5%計算之利息;㈡被 告應負擔費用,將事實審最終判決之判決理由,依法院所擷 取判決理由中之文字如附件,登載在中國時報、聯合報、自 由時報全國版頭版各一日,字體及間距按各報通常之表現方 式為之;㈢願供擔保,請准宣告假執行。 四、經查,被告為系爭偵查案件之承辦檢察官,乃職司追訴職務 之公務員,關於偵查中之訴訟指揮行為,係屬其執行職務之 範圍,則依前開法條及說明,為維護審判獨立及追訴不受外 界干擾,原告縱依民法第184條第1項及第195條第1項規定主 張侵權行為損害賠償責任,仍應與國家賠償法第13條為相同 標準,即以被告因執行職務侵害原告之自由或權利,且就被 告追訴案件犯職務上之罪,經判決有罪確定者,始負損害賠 償責任。然綜觀原告所提民事起訴狀內容,均未提及被告追 訴系爭偵查案件有犯職務上之罪並經判決有罪確定之相關事 實、理由及證據,縱暫認原告主張之事實為真,惟依原告主 張之事實及訴訟標的法律關係,其請求之法律構成要件即已 不備,顯然不能獲得勝訴之判決,即不符一貫性審查要件, 在法律上顯無理由。爰依民事訴訟法第249條第2項但書規定 ,裁定命原告於收受本裁定送達5日內補正如主文所示事項 ,逾期未補正,即駁回其訴。 中  華  民  國  114  年  2   月  3   日          民事第八庭  法 官 陳威帆 以上正本係照原本作成。 本裁定不得抗告。 中  華  民  國  114  年  2   月  3   日                 書記官 黃文芳

2025-02-03

TPDV-113-訴更一-5-20250203-1

臺灣彰化地方法院

損害賠償

臺灣彰化地方法院民事判決 113年度訴字第1405號 原 告 黃明哲 被 告 趙文邦 上列當事人間請求損害賠償事件,本院於民國114年1月20日言詞 辯論終結,判決如下:   主   文 壹、被告應給付原告新臺幣1,200,000元及自民國113年7月26日 起至清償日止,按周年利率百分之五計算之利息。 貳、訴訟費用由被告負擔。 參、本判決原告以新台幣40萬元為被告供擔保後得假執行。   事實及理由 壹、原告起訴主張:  一、緣被告加入詐欺集團擔任車手,負責佯裝投資公司之專員 ,前往指定地點向被害人拿取詐欺款項,而與其他詐欺集 團成員共同意圖為自己不法所有,基於加重詐欺取財、行 使偽造文書及洗錢之犯意聯絡,由不詳之詐欺集團成員於 民國(下同)112年12間在社群網站臉書上,刊登不實之 投資訊息,原告瀏覽後依指示加入暱稱「林佩蓉」、「知 微」之通訊軟體LINE帳號,使用該帳號之詐欺集團成員遂 向原告謊稱進入網站進行股票投資,保證獲利且穩賺不賠 ,以此方式對原告施用詐術,使原告陷於錯誤。而被告則 於113年1月9日17時22分攜帶偽造之「知微資本股份有限 公司」(下稱知微公司)服務證件、收據,冒稱伊為知微 公司投資專員,在彰化縣北斗鎮斗苑路一段上便利商店向 原告收取新臺幣(下同)120萬元後,依詐欺集團成員指 示搭計程車至不詳地點,將收取之詐欺贓款交付詐欺集團 之收水成員。  二、因此,被告故意侵害原告之財產權,致原告受有120萬元 之損害,又被告之加害行為與原告之損害結果間有相當因 果關係,原告依民法第184條第1項前段之規定,起訴請求 如聲明。  三、原告聲明:   ㈠被告應給付原告新臺幣1,200,000元及自附帶民事訴訟起訴 狀繕本送達翌日即民國113年7月26日起至清償日止,按周 年利率百分之五計算之利息。   ㈡訴訟費用由被告負擔。   ㈢願供擔保,請准宣告假執行。 貳、被告答辯:   被告亦受騙而從事詐欺集團車手,因無法和解,爰請鈞院判 決。 參、兩造不爭執事項:  一、原告被詐欺集團詐欺1,200,000元。  二、被告為前項詐欺集團之車手。 肆、兩造爭執事項:   被告是否應賠償原告且數額為1,200,000元? 伍、本院之判斷:  一、原告主張其受詐騙而將120萬元面交予被告等事實,業據 本院調閱本院如附件之刑事庭113年度訴字第422號加重詐 欺(下稱本件刑案)刑事卷證核閱屬實,被告對此亦不爭執 ,堪認原告此部分主張為真實。又被告於審理中自認現因 本件刑案為本院判處有期徒刑11月,現服刑中。  二、按因故意或過失,不法侵害他人之權利者,負損害賠償責 任。故意以背於善良風俗之方法,加損害於他人者亦同; 數人共同不法侵害他人之權利者,連帶負損害賠償責任。 不能知其中孰為加害人者,亦同。造意人及幫助人,視為 共同行為人,民法第184條第1項及第185條分別定有明文 。又侵權行為乃對於被害人所受之損害,由加害人予以填 補,俾回復其原有財產狀態之制度(最高法院86年度台上 字第1705號判決意旨參照)。查,本件被告加入詐騙集團 ,收取原告遭詐騙所交付之款項,再將款項交付給詐騙集 團不詳成員,而共同詐取原告財物之侵權行為事實,業經 認定如前。且被告之行為與原告遭詐欺所受損害之間亦有 相當因果關係,準此,被告對原告所受之損害,自應共同 負侵權行為連帶損害賠償責任。故原告請求被告賠償遭詐 騙之120萬元,為有理由,應予准許。至被告辯稱其僅有 協助收款,並非主謀等語,與本件原告請求有無理由之認 定無涉,附此敘明。  三、末按給付無確定期限者,債務人於債權人得請求給付時, 經其催告而未為給付,自受催告時起,負遲延責任。其經 債權人起訴而送達訴狀,或依督促程序送達支付命令,或 為其他相類之行為者,與催告有同一之效力;遲延之債務 ,以支付金錢為標的者,債權人得請求依法定利率計算之 遲延利息。但約定利率較高者,仍從其約定利率;應付利 息之債務,其利率未經約定,亦無法律可據者,週年利率 為百分之5,民法第229條第2項、第233條第1項、第203條 定有明文。本件被告應負之前揭損害賠償義務,並無確定 期限,依前開規定,原告請求被告給付自起訴狀繕本送達 翌日即113年7月26日起至清償日止,按週年利率百分之5 計算之利息,即屬有據。  四、從而,原告依侵權行為損害賠償之法律關係,請求被告給 付120萬元,及自113年7月26日起至清償日止,按週年利 率百分之5計算之利息,為有理由,應予准許。    五、本件原告陳明願供擔保請求宣告假執行,核無不合,酌定 相當金額宣告之。  六、本件事證已臻明確,兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據, 經本院斟酌後,核與判決結果不生影響,爰不逐一論駁, 併此敘明。  七、訴訟費用負擔之依據:本件係刑事附帶民事訴訟,而由本 院刑事庭移送民事庭者,依刑事訴訟法第504條第2項之規 定,免納裁判費,且至本件言詞辯論終結時,亦未發生其 他訴訟費用,故無從確定訴訟費用之數額。惟依法仍應依 民事訴訟法第78條規定,諭知兩造訴訟費用負擔之比例, 以備將來如有訴訟費用發生時,得以確定其數額,併予敘 明。   中  華  民  國  114  年  1   月  24  日          民事第四庭  法 官 李言孫 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如 委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。 中  華  民  國  114  年  1   月  24  日                 書記官 廖涵萱 附件:被告之刑事第一審判決書 臺灣彰化地方法院刑事判決 113年度訴字第442號 公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被   告 趙文邦 上列被告因加重詐欺等案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字 第6896號),於準備程序中,被告就被訴事實為有罪之陳述,經 告以簡式審判程序之旨,並聽取當事人之意見後,本院合議庭裁 定由受命法官獨任進行簡式審判程序,並判決如下:   主 文 趙文邦犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑拾壹月。 未扣案如附表所示之物沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行 沒收時,追徵其價額。   犯罪事實及理由 一、犯罪事實:   趙文邦與身分不詳、通訊軟體LINE暱稱「路景」(下稱「路 景」)暨所屬詐欺集團(下稱本案詐欺集團)其餘不詳之成 員,共同意圖為自己不法之所有,基於三人以上共同詐欺取 財、洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡,先由本案詐欺集團 某身分不詳之成員使用通訊軟體LINE暱稱「林佩蓉」、「知 微」等帳號,向黃明哲佯稱可投資股票保證獲利云云,致其 陷於錯誤應允面交款項,再由趙文邦依「路景」之指示,於 民國113年1月9日下午5時22分前之某時許,在某不詳之地點 列印如附表所示之收據1張(已由本案詐欺集團某身分不詳 之成員偽造「知微資本股份有限公司」印文於其上),並在 該收據上填寫如附表備註欄所示之內容,及在「收款人」欄 簽署自己之姓名,藉此偽造上開私文書後,前往向黃明哲取 款。嗣趙文邦於同日下午5時22分許,在彰化縣○○鎮○○路0段 000號之全家超商寶斗店前,向黃明哲提供前開偽造之私文 書而持以行使,足以生損害於「知微資本股份有限公司」後 ,隨即收取黃明哲所交付之新臺幣(下同)120萬元現金, 再依「路景」之指示,前往新北市新莊區某處轉交與本案詐 欺集團某身分不詳之成員,藉此隱匿該詐欺犯罪所得。 二、證據:  ㈠被告趙文邦於警詢、偵查、準備程序及審理時之自白。  ㈡證人即告訴人黃明哲於警詢時之證述。  ㈢如附表所示收據之翻拍照片、現場照片、指認犯罪嫌疑人紀 錄表、指認表、彰化縣警察局北斗分局指認犯罪嫌疑人一覽 表。 三、論罪科刑:  ㈠新舊法比較:   被告行為後,洗錢防制法於113年7月31日修正公布,並自同 年0月0日生效施行。修正前該法第14條第1項原規定:「有 第2條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺 幣500萬元以下罰金」;修正後則移列為第19條第1項規定: 「有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒 刑,併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利 益未達新臺幣1億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科 新臺幣5,000萬元以下罰金」。修正前洗錢防制法第14條第1 項之法定刑不分洗錢規模多寡,一律處7年以下有期徒刑, 併科500萬元以下罰金,修正後之該法第19條第1項則區分洗 錢之財物或財產上利益是否達1億元以上,分別依該條項前 段、後段規定論處,而於洗錢規模未達1億元之情形,修正 後之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑,是經新舊法比 較之結果,應以修正後之規定較有利於被告,爰依刑法第2 條第1項但書規定,適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後 段規定。  ㈡核被告所為,係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪、刑 法第216條、第210條之行使偽造私文書罪。  ㈢被告偽造「知微資本股份有限公司」印文之行為,為其偽造 私文書之部分行為,且偽造私文書之低度行為,復為行使之 高度行為所吸收,均不另論罪。  ㈣被告所為具局部之同一性,依一般社會通念,無從予以切割 而為評價,應屬一行為而分別觸犯上開數罪名,為想像競合 犯,爰依刑法第55條前段規定從一重之三人以上共同詐欺取 財罪處斷。  ㈤被告與「路景」及本案詐欺集團其餘不詳之成員間,有犯意 聯絡及行為分擔,應論以共同正犯。  ㈥刑之減輕事由:   被告所犯之三人以上共同詐欺取財罪,屬詐欺犯罪危害防制 條例第2條第1款所稱詐欺犯罪,經被告於偵審中自白犯行( 偵卷第72頁;本院卷第58頁、第77頁),且無證據可認被告 獲有犯罪所得,爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定 減輕其刑。  ㈦爰以行為人之責任為基礎,審酌被告正值青壯,非無謀生能 力,卻不以正當途徑獲取所需,僅因貪圖不法利益即參與詐 欺集團從事車手工作,助長犯罪猖獗,嚴重侵害財產法益, 更影響人與人間彼此互信,所為應予非難;惟審酌其於犯行 分工上,尚非詐欺集團之主謀或主要獲利者,復於偵審中自 白其未獲取犯罪所得之洗錢犯行,而可作為酌量從輕量刑之 參考;兼衡其犯罪之動機、目的、手段、被害金額之多寡, 及自述大學肄業之智識程度、已婚且須扶養1名子女、擔任 工地主任月薪5萬多元、無負債之家庭生活經濟狀況(本院 卷第80頁),與其於本案偵審階段始終坦承犯罪之犯後態度 等一切情狀,量處如主文所示之刑。 四、沒收:  ㈠供犯罪所用之物:  ⒈按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律,刑 法第2條第2項定有明文。又犯詐欺犯罪,其供犯罪所用之物 ,不問屬於犯罪行為人與否,均沒收之,113年7月31日制定 公布、同年8月2日起生效施行之詐欺犯罪危害防制條例第48 條第1項亦有明定。  ⒉未扣案如附表所示之收據1張,乃被告供詐欺犯罪所用之物, 爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項、刑法第38條第4項 規定宣告沒收,並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時 ,追徵其價額;至該收據上偽造之「知微資本股份有限公司 」印文1枚,既隨同該偽造之私文書沒收,自無庸重複宣告 沒收。  ㈡犯罪所得:   被告稱其未因本案獲取任何報酬(偵卷第15頁;本院卷第58 頁、第77頁),卷內亦無證據可證其確就本案犯行獲有犯罪 所得,爰不依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒 收、追徵。  ㈢洗錢標的:  ⒈按犯第19條、第20條之罪,洗錢之財物或財產上利益,不問 屬於犯罪行為人與否,沒收之,113年7月31日修正公布、同 年8月2日起生效施行之洗錢防制法第25條第1項定有明文。  ⒉被告向告訴人所收取,隨經轉交本案詐欺集團某身分不詳成 員之款項,固為洗錢防制法第25條第1項所稱洗錢之財物, 惟考量被告係依「路景」之指示實行洗錢犯行,非居於主導 犯罪之地位,該洗錢標的顯非被告所得掌控、支配,宣告沒 收尚有過苛之虞,爰依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒 收、追徵。 五、不另為免訴之諭知:  ㈠公訴意旨另以:被告於113年1月間加入本案詐欺集團擔任面 交車手,負責到各地以假投資公司收據向遭假投資詐欺之民 眾面交收取款項。因認被告涉犯組織犯罪防制條例第3條第1 項後段之參與犯罪組織罪嫌等語。  ㈡按案件曾經判決確定者,應諭知免訴之判決,刑事訴訟法第3 02條第1款定有明文。又如行為人於參與同一詐欺集團之多 次加重詐欺行為,因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不 同,肇致起訴後分由不同之法官審理,為裨益法院審理範圍 明確、便於事實認定,即應以數案中「最先繫屬於法院之案 件」為準,以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與 犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次 ,亦因參與犯罪組織之繼續行為,已為該案中之首次犯行所 包攝,該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足,自不再重複於 他次詐欺犯行中再次論罪,俾免於過度評價及悖於一事不再 理原則(最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照) 。  ㈢被告加入由「路景」等人所組成之本案詐欺集團所涉之參與 犯罪組織犯行,前經臺灣士林地方檢察署檢察官以113年度 偵字第3337號提起公訴後,已由臺灣士林地方法院以113年 度審簡字第415號判決判處罪刑確定,此有該案判決書(本 院卷第39-47頁)、法院前案紀錄表(本院卷第83-88頁)、 電話洽辦公務紀錄單(本院卷第99頁)各1份附卷可憑。被 告所涉參與同一犯罪組織之犯行,既為該案判決確定效力所 及,依上開說明,原應為免訴之判決,惟公訴意旨認此部分 與本院認定被告所犯前開各罪間,有想像競合之裁判上一罪 關係,爰不另為免訴之諭知。 據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第310條之2、第454條第1項,判決如主文。 本案經檢察官賴志盛提起公訴,檢察官簡泰宇到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  9   月  26  日          刑事第六庭 法 官 許淞傑 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。 告訴人或被害人如對本判決不服者,應具備理由請求檢察官上訴 ,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 中  華  民  國  113  年  9   月  26  日                書記官 林怡吟 附錄本案論罪科刑法條: 《刑法第339條之4第1項第2款》 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科100萬元以下罰金: 二、三人以上共同犯之。 《洗錢防制法第19條第1項》 有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣1億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5,000萬元 以下罰金。 《刑法第216條》 行使第210條至第215條之文書者,依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 《刑法第210條》 偽造、變造私文書,足以生損害於公眾或他人者,處5年以下有 期徒刑。 附表: 編號 物品名稱及數量 備註 1 「知微資本股份有限公司」收款收據1張 欄位 填寫內容 實收金額 壹佰貳拾萬元 新台幣 0000000元 日期 民國113年1月9日

2025-01-24

CHDV-113-訴-1405-20250124-1

臺灣臺中地方法院

遷讓房屋等

臺灣臺中地方法院民事判決 113年度訴字第1922號 原 告 詹瓊華 被 告 曾適鑾 兼 訴訟代理人 何文吉 共 同 訴訟代理人 賴銘耀律師 上列當事人間請求遷讓房屋等事件,本院於民國113年12月24日 言詞辯論終結,判決如下:   主   文 一、被告何文吉應將門牌號碼臺中市○○區○○○路0段000號房屋騰 空遷讓返還原告,暨將房屋後門鑰匙1支返還原告。 二、被告曾適鑾應將鉑新機車行之營業登記自第一項房屋辦理遷 出登記。 三、被告何文吉應自民國113年11月1日起至遷讓返還第一項房屋 之日止,按月給付原告新臺幣3萬4000元,及各期應為給付 之日之翌日起至清償日止,按年息百分之5計算之利息。 四、原告其餘之訴駁回。 五、訴訟費用由被告何文吉負擔。 六、本判決第一項於原告以新臺幣140萬元為被告何文吉供擔保 後,得假執行;但被告何文吉如以新臺幣420萬元為原告預 供擔保,得免為假執行。 七、本判決第三項於原告於每月履行期屆至後以新臺幣1萬1333 元為被告何文吉供擔保後,得假執行;但被告何文吉如按月 以新臺幣3萬4000元為原告預供擔保,得免為假執行。 八、原告其餘假執行之聲請駁回。   事實及理由 壹、程序事項: 一、按訴狀送達後,原告不得將原訴變更或追加他訴,但請求之 基礎事實同一、擴張或減縮應受判決事項之聲明者,不在此 限,民事訴訟法第255條第1項第2、3款定有明文。又不變更 訴訟標的,而補充或更正事實上或法律上之陳述者,非為訴 之變更或追加,民事訴訟法第256條亦定有明文。本件原告 起訴時,原以何文吉、鉑新機車行(代表人曾適鑾)為被告 ,聲明㈠至㈣分別為:㈠被告何文吉應遷讓房屋、移除一樓室 內之變電箱、移除擺放在人行道之機油回收箱、拆除一樓後 方所增設的天花板、移除從二樓轉供電源至一樓之所有電線 、將房屋損毀處及所有因放置機車器具與輪胎導致室內地板 及牆壁所造成之汙漬回復原狀及返還房屋所有鑰匙。㈡被告 何文吉、鉑新機車行代表人曾適鑾應將營業登記遷出。㈢被 告何文吉從民國113年7月1日應給付原告相當於租金之不當 得利,並依住宅租賃契約按日計算給付相當於租金之一倍違 約金,直到搬遷還屋為止,並按週年利率5%計算至清償日止 (違約金1日金額為新臺幣〈下同〉34000元/30日=1333元)。 ㈣被告何文吉應返還修繕抽水機8900元費用。嗣原告更正被 告鉑新機車行為被告曾適鑾,於審理中迭經變更聲明,最後 變更聲明如下述原告聲明所示(見本院卷二第3、273、303 、324頁)。經核原告所為上開變更訴之聲明,均係基於所 主張被告無權占有房屋之同一基礎事實,僅係補充事實上、 法律上之陳述;又原告變更請求按月不當得利之起算日、撤 回聲明第㈣項部分,僅為減縮聲明,揆諸上開規定,並無不 合,應予准許。 貳、實體事項: 一、原告主張:伊於112年8月間行使優先承買權向訴外人詹國良 、詹江節惠、詹麗姝(下稱詹國良等人)購買坐落臺中市○○ 區○○○段00000地號土地及其上同段291建號建物即門牌號碼 臺中市○○區○○○路0段000號(下稱系爭房屋),並於113年4 月2日登記為系爭房屋及其坐落基地之所有權人。何文吉自1 02年5月1日起向詹國良承租系爭房屋,為不定期租賃契約, 何文吉明知系爭房屋已生產權糾紛並遭查封,卻與詹國良於 112年12月1日重新簽訂5年住宅租賃契約(下稱系爭租約) ,租期至117年11月30日止,故意侵害伊之權利,依據強制 執行法第51條第2項規定,系爭租約對伊不生效力,伊於113 年4月3日以存證信函通知何文吉若要續租,應重新簽訂租約 ,租金每月為4萬5000元,否則須於113年4月底前搬離,何 文吉則回函表示將依其與詹國良之系爭租約繼續執行至117 年11月30日,要求伊承受系爭租約,並自行將113年4月份租 金3萬4000元扣除抽水馬達費用8900元及2個月押金6萬8000 元匯款予伊,而拒絕搬遷。本件縱認伊需承受系爭租約,惟 何文吉將系爭房屋作為營業及倉庫使用,與租約約定係供居 住使用不合,且其違法私設電線,用電狀況影響公共安全, 經伊通知何文吉須將違規電線拆除,仍不予理會,未盡善良 管理人注意義務,伊已於113年5月29日以存證信函通知提前 於113年6月30日終止租約。終止租約後,何文吉即無權占用 系爭房屋,伊依民法第767條第1項、第454條、第213條等規 定,請求何文吉遷讓房屋,並移除違法使用的電線及相關設 備,及將系爭房屋損毀處及汙漬回復原狀及返還系爭房屋後 門鑰匙。又何文吉無權占有系爭房屋,受有相當於租金之利 益,致伊受有每月租金3萬4000元之損害,且何文吉自113年 9月1日起未再給付租金,伊依不當得利法律關係為請求,並 請求自113年7月1日起按租金計算之違約金,直到搬遷為止 等語。並聲明:㈠被告何文吉應遷讓房屋、移除一樓室內之 油式變壓器、無熔絲電源啟動器(電源開關)及所有私自設 置之電線、移除擺放在人行道之機油回收箱、拆除一樓後方 所增設的天花板、移除房屋外牆上所有廣告及招牌、移除從 二樓轉供電源至一樓之所有電線、將房屋損毀處及所有因放 置機車器具與輪胎導致室內地板及牆壁所造成之汙漬回復原 狀及返還房屋後門鑰匙1支。㈡鉑新機車行代表人被告曾適鑾 應將營業登記遷出。㈢被告何文吉從113年9月1日應給付原告 相當於租金之不當得利,並從同年7月1日起給付相當於租金 金額之1倍違約金,直到搬遷還屋為止,並按週年利率5%計 算至清償日止(違約金1個月金額34000元,換算1日為1333 元)。㈣願供擔保請准宣告假執行。 二、被告則以:詹國良等人為系爭房屋共有人,均同意與何文吉 簽訂系爭租約,系爭租約自屬合法有效。嗣原告於113年4月 2日取得系爭房地所有權,依民法第425條規定,系爭租約對 於原告仍繼續存在,且原告既主張終止系爭租約即表示已經 同意系爭租約的存在。雖原告主張系爭房屋業於112年9月15 日經法院裁定假處分,惟詹國良於112年12月1日與何文吉重 新簽訂租約(換約),係為調漲原租約之租金,並未違反假 處分之效力。又何文吉自102年5月起即承租系爭房屋,作為 開設機車行之營業地址,此經出租人詹國良同意,嗣於112 年12月1日續約時因購買制式之住宅租賃契約書,而未注意 修改,然詹國良亦同意何文吉繼續經營機車行,且何文吉對 於系爭房屋所為裝修,均經詹國良同意,何文吉已將延長電 線移除,並無違法使用租賃房屋之情事,原告並無終止系爭 租約之事由等語置辯。並聲明:原告之訴駁回;如受不利判 決願供擔保請准宣告免為假執行。 三、本院之判斷: (一)原告主張:系爭房屋原為原告、詹國良等人分別共有,權 利範圍各4分之1,原告於112年8月間行使優先承買權未果 後提起訴訟,請求所有權移轉登記,並聲請假處分,經本 院於112年9月15日以112年度全字第95號裁定原告供擔保 後,詹國良等人對於系爭房屋及其坐落基地不得為移轉、 設定負擔及其他一切處分行為。嗣本院於113年1月5日以1 12年度重訴字第548號判決認定原告與詹國良等人之買賣 契約已於112年8月18日成立,詹國良等人應於原告各給付 350萬元之同時,將系爭房屋應有部分各4分之1,移轉登 記予原告,原告即於113年4月2日以判決移轉為登記原因 取得系爭房屋及其坐落基地之所有權。何文吉與詹國良前 訂有房屋租賃契約書,租期自102年5月1日起至103年4月3 0日止,期滿未再續訂租約,而視為不定期租賃契約等情 ,業據原告提出土地登記謄本、建物登記謄本、本院112 年度全字第95號民事裁定、本院執行命令、本院執行處函 、本院112年度重訴字第548號民事判決、確定證明書、不 動產買賣契約書、房屋租賃契約書等為證(見本院卷一第 49至111頁、第123頁),並為被告所不爭執,堪信原告上 開主張為真實。 (二)原告主張:何文吉與詹國良於系爭房屋實施查封後,重新 簽訂系爭租約,依據強制執行法第51條第2項規定,系爭 租約對原告不生效力。縱認原告需承受系爭租約,惟因何 文吉將系爭房屋作為營業及倉庫使用,與租約約定係供居 住使用不合,且違法私設電線及相關設備,未盡善良管理 人注意義務,原告已於113年6月30日終止系爭租約,於終 止租約後,何文吉係無權占有系爭房屋等語,為被告所否 認,並以前詞置辯。經查:   1.按所有人對於無權占有或侵奪其所有物者,得請求返還之 ,民法第767條第1項前段定有明文;次按已登記之不動產 ,執行法院並應先通知登記機關為查封登記,其通知於第 1項執行行為實施前到達登記機關時,亦發生查封之效力 ,強制執行法第76條第3項定有明文;又實施查封後債務 人就查封物所為移轉,設定負擔或其他有礙執行效果之行 為,對於債權人不生效力,強制執行法第51條第2項定有 明文。所謂「其他有礙執行效果之行為」,係指處分行為 以外,其他足以影響查封效力之行為,例如將查封物出租 、出借等是,所謂債權人,應兼指聲請執行之債權人及拍 定人而言,上訴人就系爭房屋之租賃契約訂立於查封之後 ,執行法院不知情而未予排除,被上訴人之拍定系爭房屋 ,係按無租賃條件支付價金,上訴人竟執不定期且可轉租 之租賃契約主張權利,當然影響被上訴人對拍賣價額之估 計,對於執行效果,大有妨礙,依據前開說明,係爭房屋 之租賃契約,對於被上訴人既不生效力,上訴人殊無依民 法第425條規主張其租賃契約對系爭房屋之承受人或買受 人繼續存在之餘地(最高法院71年度台上字第3636號民事 判決意旨參照)。依前說明,可知強制執行程序旨在滿足 債權,故對於實現此目的有所妨礙之行為均應予排除,始 足以貫徹強制執行之效果。   2.系爭房屋前經本院於112年9月27日實施查封,經地政機關 辦理查封登記,有土地登記謄本、建物登記謄本、本院執 行命令、本院公告、本院民事執行處函文附卷可稽(見本 院卷一第49至55頁、第63至67頁),即已生查封效力,因 此自此時起系爭房屋之原所有權人即執行債務人詹國良等 人即應受查封效力之拘束,不得再任意出租系爭房屋,此 參本院公告之公告事項第二項記載「嗣後債務人(即詹國 良等人)對於查封不動產,所為移轉,設定負擔或其他有 礙執行效果之行為,對於債權人(即原告)不生效力。」 即明(見本院卷一第65頁)。而本件依何文吉所述及所舉 之租賃契約書所載(見本院卷一第327至339頁、第343至3 59頁),何文吉與詹國良間之租約早於103年4月30日即屆 滿,渠等係於系爭房屋經查封後,私下更新租期即自112 年12月1日至117年11月30日止,且將原租約租金3萬元重 新約定為3萬4000元,自屬重新簽訂租約,其二人私下任 意訂定新租約,既係於查封之後,而為執行法院所不知情 致未予排除,依上開說明,此項任意更新之租賃契約,屬 妨礙查封效力,不論系爭租約於何文吉與詹國良間之效力 如何,對於債權人即原告自不生效力,何文吉殊無依民法 第425條規定主張租賃契約對原告繼續存在之餘地,何文 吉辯稱上開更新後之租賃契約對於原告繼續存在,自屬無 據。至何文吉辯稱系爭租約係為調漲原租約租金之換約, 並未違反假處分之效力等語,委無可採。   3.被告又辯以:原告於113年5月27日傳簡訊終止系爭租約, 應認已同意系爭租約的存在等語。查:本件依原告113年4 月3日存證信函記載「...台端若要繼續租賃此屋,台端必 須與本人簽約....」、113年4月24日存證信函記載「... 台端與債務人詹國良於民國112年12月1日簽訂每月3.4萬 租金長達5年之租約,對我(債權人)不生效力...」,並 參酌原告與何文吉於113年5月13日LINE對話內容「何先生 ,我是房屋所有權人詹瓊華,我想請問你找到房子了嗎? 你何時會搬走?」、113年5月19日LINE對話內容「...我 再次重申這間房子我不續租...」、113年5月27日LINE對 話內容「...我已告訴你我無法續約,...4/16我寄的存證 信函我已再次說明原本的不定期租約不續約,但我答應你 延到6月底搬遷,...另外,縱使我必須承受你和詹國良的 租約,但你也已經違約了,所以本人通知你終止你和詹國 良簽的住宅租賃契約...」,原告並於113年5月29日以存 證信函通知被告「...本人決不續約...縱使本人需承受台 端與詹國良所簽訂的住宅租賃契約...本人並於5月27日以 Line及此信函通知台端提前終止租約...」(見本院卷一 第118、143、183、185、187、189、190頁),足見原告 並無承認系爭租約之意思表示,係因何文吉拒不搬遷,原 告始退而主張租約亦有終止事由存在,惟尚難以此即認原 告已同意系爭租約對其繼續存在。   4.綜上,原告為系爭房屋之所有權人,何文吉自113年4月2 日(即原告登記為所有權人之日)起至今仍占有、使用系 爭房屋之事實,為兩造所不爭執,而何文吉未能證明其具 有合法占有權源,原告請求何文吉遷讓返還房屋及返還房 屋後門鑰匙1支,為有理由,應予准許。   5.本院既已依民法第767條第1項前段規定認定原告此部分請 求有理由,則就原告依民法第455條、其他法律規定等請 求部分,即不予贅論,附此敘明。 (三)原告主張:何文吉應將違法使用的電線及相關設備移除, 及將房屋損毀處及汙漬回復原狀等語。經查:   1.詹國良等人與訴外人蔡品娟係於112年8月9日簽定不動產 買賣契約書,原告於112年8月18日以存證信函向詹國良等 人表示願以同一條件行使優先承買權,而認詹國良等人於 112年8月18日收受存證信函時,原告就詹國良等人出賣之 應有部分,已依土地法第34條之1第4項規定,以同一條件 與詹國良等人成立買賣契約,無須再另行締約。而依買賣 契約第1條第4項第5款「本買賣標的:有出租情形:租期 至「不定期」;租金3萬元/月;點交前賣方應協助辦理更 換租約。」、第7條第4項「買賣雙方辦理點交時,除有特 別約定應以簽約之現況為準。...」(見本院卷一第86、8 8頁),原告既以同一條件與詹國良等人成立買賣契約, 故應認原告同意以現況為交付,且買賣契約亦無約定系爭 房屋需再為如何之維修、補正、拆除等,是詹國良等人依 照該房屋之現況為交付,即依債之本旨為給付之情事,先 予敘明。   2.按當事人主張有利於己之事實者,就其事實有舉證之責任 。民事訴訟法第277條前段定有明文。查何文吉自102年5 月1日起即承租系爭房屋作為開設機車行使用,迄112年8 月18日原告與詹國良等人成立買賣契約,已逾10年,本會 有自然耗損、折舊等,而原告就其主張何文吉違法使用之 電線、相關設備、房屋損毀處及汙漬等,雖提出照片等為 證(見本院卷一第223至231頁、第279、281頁、第399至4 03頁、卷二第177、181、183頁),惟原告並未證明何文 吉係於112年8月18日後始增設電線、相關設備或造成房屋 損毀等,難認現況已非屬買賣契約簽約時之現況,原告自 無由請求何文吉於遷讓返還房屋時回復至102年5月初租賃 時之狀態。   3.從而,原告既同意以現況為交付,且無法舉證證明112年8 月18日之現況係與102年5月間屋況相同,則原告請求何文 吉移除一樓室內之油式變壓器、無熔絲電源啟動器(電源 開關)及所有私自設置之電線、移除擺放在人行道之機油 回收箱、拆除一樓後方所增設的天花板、移除房屋外牆上 所有廣告及招牌、移除從二樓轉供電源至一樓之所有電線 、將房屋損毀處及所有因放置機車器具與輪胎導致室內地 板及牆壁所造成之汙漬回復原狀,即非有據。此外,系爭 租約對於原告不生效力,已如前述,則原告依系爭租約請 求何文吉負賠償責任、將房屋回復原狀,亦屬無據。 (四)原告另主張:鉑新機車行代表人曾適鑾應將營業登記自系 爭房屋遷出等語,為曾適鑾否認,並以前詞置辯。按所有 人對於妨害其所有權者,得請求除去之,民法第767條第1 項中段定有明文。此所謂妨害者,係指以占有以外方法, 客觀上不法侵害所有權或阻礙所有人之圓滿行使其所有權 之行為或事實而言。而所謂「不法」,僅須所有人對於行 為人之妨害,於法令上並無容忍之義務為已足。查,何文 吉既無使用系爭房屋之正當權源,卻仍將鉑新機車行之營 業稅籍登記地址設在系爭房屋,並以曾適鑾為代表人,客 觀上不法侵害原告圓滿行使其對系爭房屋所有權之行為, 即屬妨害原告對系爭房屋之所有權,原告依民法第767條 第1項中段,請求曾適鑾應將鉑新機車行之營業稅籍登記 遷出系爭房屋,自屬有據。 (五)原告主張:何文吉迄今未將系爭房屋騰空返還原告,且其 繼續占有系爭房屋為無法律上之原因,而受有相當租金之 不當得利,請求何文吉從113年9月1日起至搬遷還屋之日 止,按月給付相當於租金之不當得利,並從同年7月1日起 至搬遷還屋之日止,按月給付相當於租金金額之1倍違約 金等語,則為被告所否認,並以前詞置辯。經查:    1.按無法律上原因而受有利益,致他人受有損害者,應返還 其利益,民法第179 條前段定有明文。次按無權占有他人 之不動產,可能獲得相當於租金之利益,為社會通常之觀 念(最高法院61年台上字第1695號判決意旨參照)。本件 原告為系爭房屋之所有權人,何文吉又無合法權源占有使 用系爭房屋,致原告受有無從使用系爭房屋之損害,是原 告依民法第179條規定,請求何文吉返還因占用系爭房屋 所受之不當得利,即屬有據。   2.又何文吉與詹國良間原約定系爭房屋之租金為每月3萬400 0元,則原告以此金額作為計算何文吉無權占有系爭房屋 所受相當於租金利益之標準,應屬適當。何文吉自113年9 月起即未再繳納租金,且前有給付原告2個月押金6萬8000 元,為原告所不爭執,則扣除押金後,原告請求何文吉自 113年11月起至騰空遷讓返還系爭房屋之日止,給付相當 於每月租金3萬4000元之不當得利,核屬有據,逾此部分 之請求,則無理由,應予駁回。   3.至於原告另請求何文吉自113年7月1日起至返還系爭房屋 之日止,按月給付相當於租金1倍之違約金部分。經核, 系爭租約第14條第2項固有得請求違約金之約定,惟系爭 租約對於原告不生效力,已如前述,原告據此請求違約金 ,並無理由,應予駁回。 四、末按遲延之債務,以支付金錢為標的者,債權人得請求依法 定利率計算之遲延利息;應付利息之債務,其利率未經約定 ,亦無法律可據者,週年利率為5%,民法第233條第1項前段 、第203條分別定有明文。何文吉應按月給付相當於租金不 當得利,於各期應為給付之日翌日仍未給付時即陷於給付遲 延,故原告請求於各期應為給付之日翌日起至清償日止,按 年息5%計算之遲延利息,亦屬有據。   五、綜上所述,原告為系爭房屋所有權人,何文吉與詹國良簽立 之系爭租約有礙查封之效力,原告依強執執行法第51條第2 項規定主張系爭租約對其不生效力,自屬有據。又何文吉並 無占有系爭房屋之正當權源,原告請求何文吉應騰空遷讓返 還系爭房屋暨將房屋後門鑰匙1支返還原告,及自113年11月 1日起至返還系爭房屋之日止,按月給付相當於租金之不當 得利3萬4000元,及各期應為給付之日之翌日起至清償日止 ,按年息5%計算之利息,暨請求曾適鑾將「鉑新機車行」營 業稅籍登記地址自系爭房屋辦理遷出登記,為有理由,應予 准許;逾此範圍之請求,為無理由,應予駁回。 六、就原告勝訴部分,兩造均陳明願供擔保為假執行及免為假執 行之宣告,核無不合,爰分別酌定相當擔保金額後准許之。 又遷出登記部分為意思表示,依強制執行法第130條規定, 須待判決確定始能為之,不合假執行之宣告條件,是原告此 部分假執行之聲請,應予駁回。至原告敗訴部分既經駁回, 其假執行之聲請即失所依據,應併予駁回。   七、本件事證已臻明確,兩造其餘之主張、陳述暨攻擊防禦方法 與證據,經本院斟酌後,認與本件判決結果已不生影響,故 不一一加予論述,附此敘明。   八、訴訟費用負擔之依據:民事訴訟法第79條。 中  華  民  國  114  年  1   月  24  日          民事第六庭  法 官 謝慧敏 正本係照原本作成。 如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如 委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。 中  華  民  國  114  年  1   月  24   日                 書記官 張隆成

2025-01-24

TCDV-113-訴-1922-20250124-2

重勞訴
臺灣高雄地方法院

損害賠償等

臺灣高雄地方法院民事判決 113年度重勞訴字第2號 原 告 艾多美股份有限公司 法定代理人 Youn Hyuck Choi (崔倫赫) 訴訟代理人 陳雪芬 林光彥律師 陳月秀律師 胡緣緣律師 被 告 劉家珮 訴訟代理人 王維毅律師 黃鈞鑣律師 上列當事人間請求損害賠償等事件,本院於民國114年1月6日言 詞辯論終結,判決如下:   主   文 一、被告應給付原告新臺幣(下同)84,570,018元及附表一所示 之利息。 二、訴訟費用由被告負擔。 三、本判決第一項得假執行;但被告如以84,570,018元為原告預 供擔保,得免為假執行。 壹、程序事項:   按訴狀送達後,原告不得將原訴變更或追加他訴。但不甚礙 被告之防禦及訴訟之終結者,不在此限,民事訴訟法第255 條第1項第7款定有明文,經查: 一、原告起訴聲明原為:「㈠被告應給付原告42,704,545元,及 自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按週年利率5%計算之 利息。㈡原告願以現金或國泰世華商業銀行屏東分行(下稱 國泰屏東分行)可轉讓定期存單或國泰屏東分行出具之保證 書提供擔保,請准宣告假執行。」(專調卷第9頁)。 二、嗣變更聲明為:「㈠被告應給付原告84,570,018元及其中40, 664,545元,及自起訴狀繕本送達翌日起,其中43,905,473 元自民國113年3月15日民事準備暨聲請調查證據狀送達翌日 起,均至清償日止,按週年利率5%計算之利息。㈡願供擔保 ,請准宣告假執行(原告願以現金或國泰屏東分行可轉讓定 期存單或國泰屏東分行出具之保證書為擔保)。」(本院卷 第206頁)。 三、考量原告進行訴之變更時,本件證據調查程序尚未完竣,准 許變更有利於發見真實、擴大解決紛爭效能,不甚礙被告之 防禦及訴訟之終結,故此變更,自應准許。 貳、實體事項: 一、原告主張:  ㈠被告自105年9月26日起受僱於伊,並於106年1月1日起至112 年5月25日為止擔任財務長,具權限可審查伊E-Accounting 報支審核電腦系統或SAP電子會計記帳軟體(下分稱E-Accou nting系統、SAP系統)內之請款申請,並具權限可就伊設於 國泰世華銀行、000000000000帳號之帳戶(下稱甲帳戶)放 行付款。  ㈡詎被告自108年5月21日起至112年5月16日為止,為山隆貿易 有限公司(下稱山隆公司)之實際負責人,明知山隆公司與 伊間並無任何交易行為,猶檢附山隆公司開立之發票,自10 8年5月21日起至112年5月15日為止,以被告(SAP系統編號 為TW002)或不知情之財務部門員工為申請人(SAP系統編號 為TW004),於E-Accoounting系統或SAP系統偽填內部申請 付款之文件,並自108年5月21日起至112年5月16日為止核准 放款,致伊陸續自甲帳戶匯款40,661,728元至山隆公司設於 台灣土地銀行中正分行、帳號為000000000000之帳戶(下稱 乙帳戶),因此支出手續費2,817元,受有共40,664,545元 之損害【計算式:40,661,728+2,817=40,664,545】(就前 述申請、匯款、發票、傳票等情詳附件一所示,附件一之貨 幣單位均為新臺幣,時間均為民國,下稱A事件,就民事準 備暨聲請調查證據狀卷,下稱準備調查卷)。  ㈢被告自109年1月28日起至109年9月9日為止,為富麗奇貿易有 限公司(下稱富麗奇公司)之負責人,明知富麗奇公司與伊 間並無任何交易行為,猶檢附富麗奇公司開立之發票,自10 9年1月28日起至109年8月24日為止,以不知情之物流部門員 工為申請人(SAP系統編號為TW005、TW006),於SAP系統偽 填內部申請付款之文件,另於SAP系統內,將伊原有供應商 富力奇實業有限公司(下稱富力奇公司,供應商編號為0000 00000)之「富力奇實業」此名稱,分別於109年1月30日、1 09年2月24日、109年3月31日陸續更改為「富力奇貿易」、 「富力奇」、「富麗奇貿易有限公司」,又於109年3月31日 將SAP系統內富力奇公司之帳戶,修改為富麗奇公司設於台 北富邦商業銀行、帳號為000000000000之帳戶(下稱丙帳戶 )。再自109年4月6日起至109年9月9日為止核准放款,致伊 陸續自甲帳戶匯款43,905,115元至丙帳戶,因此支出手續費 358元,受有共43,905,473元之損害【計算式:43,905,115+ 358=43,905,473】。(就前述申請、匯款、發票、傳票等情 詳附件二,附件二之貨幣單位均為新臺幣,時間均為民國, 下稱B事件)。  ㈣被告就A、B事件,濫用財務長權限核准不實發票之請款及甲 帳戶之放款,被告於B事件,無故修改富力奇公司於SAP系統 之名稱及收款帳號等舉,使伊就無給付義務之款項為匯款並 支出手續費,皆屬故意侵害伊之財產權之不法行為,應負侵 權行為損害賠償責任。又因被告實際掌控乙、丙帳戶,除受 有匯款利益外,亦因不需支付手續費即收受匯款,獲有相當 於手續費之利益。故依民法第184條第1項前段、後段、第17 9條等規定,擇一請求被告就A、B事件分別給付伊40,664,54 5元、43,905,473元(細目詳附表二)。並聲明:如變更後 之聲明。 二、被告則以:伊雖希望訴訟代理人於法庭上促請言詞辯論筆錄 記載兩造間112年5月24日之和解書效力,應有及於本件原告 起訴及追加起訴之範圍,且本件事實發生多年,原告卻未能 察覺,應與有過失。但就民事部分仍同意原告之請求,認諾 原告依侵權行為、不當得利法律關係所為之主張等語置辯。 三、得心證之理由:  ㈠按因故意或過失,不法侵害他人之權利者,負損害賠償責任 。故意以背於善良風俗之方法,加損害於他人者亦同。又無 法律上之原因而受利益,致他人受損害者,應返還其利益。 雖有法律上之原因,而其後已不存在者,亦同。民法第184 條第1項、第179條分別定有明文。  ㈡又按當事人於言詞辯論時為訴訟標的之捨棄或認諾者,應本 於其捨棄或認諾為該當事人敗訴之判決,亦為民事訴訟法第 384條明定。該條所謂為訴訟標的之認諾,乃指被告對於原 告依訴之聲明所為關於某法律關係之請求,向法院為承認者 而言。  ㈢經查,原告主張:被告自105年9月26日起受僱於原告,並於1 06年1月1日起至112年5月25日為止擔任原告之財務長,自10 8年5月21日起至112年5月16日為止,為山隆公司之實際負責 人,自109年1月28日起至109年9月9日為止,為富麗奇公司 之負責人,惟被告明知山隆公司、富麗奇公司與原告無任何 交易,仍檢附山隆公司、富麗奇公司開立之發票申請原告付 款,並自行核准放款,致原告自108年5月21日起至112年5月 16日為止,陸續從甲帳戶匯款共40,661,728元至乙帳戶,支 出手續費共2,817元,又自109年4月6日起至109年9月9日為 止,陸續從甲帳戶匯款共43,905,115元至丙帳戶,支出手續 費共358元,故依民法第184條第1項前段、後段、第179條, 請求被告給付84,570,018元及附表一所示之利息,經被告於 言詞辯論期日表示承認並同意給付(本院卷第263頁至第264 頁),就該訴訟標的為認諾,本院即應本於其認諾為被告敗 訴之判決。 四、綜上所述,原告依民法第184條第1項前段、後段、第179條 之規定,請求被告給付84,570,018元及附表一所示之利息, 為有理由,應予准許。 五、本件事證已臻明確,兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據,經 核與判決結果不生影響,不逐一論述,併此敘明。 六、本件係依民事訴訟法第389條第1項第1款規定本於被告認諾 所為判決,爰依職權宣告假執行,並依同法第392條第2項規 定,依職權宣告被告如預供擔保後,得免為假執行。 七、訴訟費用負擔之依據:民事訴訟法第78條。 中  華  民  國  114  年  1   月  24  日          勞動法庭  法 官 葉晨暘 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如 委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。 中  華  民  國  114  年  1   月  24  日                書記官 許雅惠 【附表一】 【本附表之貨幣單位均為新臺幣/元,時間均為民國】 編號 本金金額 日期 利息迄日 計息週年利率(%) 利息起算日說明備註 利息起算日卷證 頁數 1 40,664,545 112/9/1 清償日 5 起訴狀繕本送達翌日 專調卷 207 2 43,905,473 113/3/19 清償日 5 113年3月15日民事準備暨聲請調查證據狀送達翌日 本院卷 206至207 合計 84,570,018             【附表二】 【本附表之貨幣單位均為新臺幣/元,時間均為民國】 行為起日 行為迄日 請求項目 原告請求金額 1 108/5/21 112/5/16 A事件(以山隆公司發票申請原告付款,並同意自甲帳戶放款至乙帳戶)之匯款金額 40,661,728 2 108/5/21 112/5/16 A事件(以山隆公司發票申請原告付款,並同意自甲帳戶放款至乙帳戶)支出之手續費 2,817 3 109/1/28 109/9/9 B事件(以富麗奇公司發票申請原告付款,並同意自甲帳戶放款至丙帳戶)之匯款金額 43,905,115 4 109/1/28 109/9/9 B事件(以富麗奇公司發票申請原告付款,並同意自甲帳戶放款至丙帳戶)支出之手續費 358 合計       84,570,018

2025-01-24

KSDV-113-重勞訴-2-20250124-2

臺灣新北地方法院

侵權行為損害賠償

臺灣新北地方法院民事判決 113年度訴字第3344號 原 告 林妤珊 被 告 劉千禕 上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件,原告提起刑事附帶民 事訴訟,經本院刑事庭裁定移送前來(本院113年度附民字第125 1號),本院於民國114年1月8日言詞辯論終結,判決如下:   主   文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 訴訟費用由原告負擔。   事實及理由 壹、程序方面:  ㈠按訴狀送達後,原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求之 基礎事實同一、擴張或減縮應受判決事項之聲明者,不在此 限,民事訴訟法第255條第1項第2款、第3款定有明文。原告 起訴原聲明:㈠被告應給付原告新臺幣(下同)198萬元,及 自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按週年利率5%計算之 利息。㈡前項判決請准供擔保宣告假執行(見本院113年度附 民字第1251號卷第7頁)。嗣於訴狀送達後113年7月17日又 具狀變更聲明為㈠被告應給付原告198萬元,及自起訴狀繕本 送達翌日起至清償日止,按週年利率5%計算之利息。㈡請鈞 院撤銷被告已過戶之不動產轉移,並宣告房產禁止過戶命令 。㈢前項判決請准供擔保宣告假執行(見本院113年度附民字 第1251號卷第19至21頁)。嗣於本院114年1月8日言詞辯論 期日當庭以言詞變更聲明為:㈠被告應給付原告198萬元,及 自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按週年利率5%計算之 利息。㈡前項判決請准供擔保宣告假執行(見本院卷第35至3 6頁),原告所為變更、追加及減縮聲明,核屬請求之基礎 事實同一及減縮應受判決事項之聲明,揆諸上開規定,應予 准許。  ㈡本件被告經合法通知,未於言詞辯論期日到場,核無民事訴 訟法第386條所列各款情形,爰依原告之聲請,由其一造辯 論而為判決。   貳、實體方面: 一、原告主張:被告前為擔保其配偶即訴外人許倫凱(以下逕稱 許倫凱)積欠伊之債務,而同意許倫凱以其名義簽發票面金 額新臺幣(下同)198萬元之本票1張(下稱本案本票)予伊 ,嗣伊向臺灣士林地方法院(下稱士林地院)聲請就上開本 票為強制執行裁定,經士林地院於民國111年6月29日以111年度 司票字第7835號裁定准許強制執行,該裁定並於同年7月18日 確定。詎被告明知已處於將受強制執行之際,竟意圖損害伊 之債權,於111年8月3日,將其所有之新北市○○區○○街00號6 樓房屋及其坐落土地(下稱系爭房地),出售予不知情之訴 外人陳家世,並於111年8月19日辦理所有權移轉登記完畢, 以此方式處分、隱匿其財產,足以生損害於伊之本票債權。 被告屬惡意脫產,且迄今不肯還錢,為此提起本件訴訟等語 ,並聲明:被告應給付原告新臺幣(下同)198萬元,及自 起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按週年利率5%計算之利 息。㈡前項判決請准供擔保宣告假執行。 二、被告未於言詞辯論期日到場,亦未提出書狀作何陳述或聲明 。   三、本院得心證之理由:  ㈠查原告主張上開事實,業據其提出臺灣新北地方檢察署113年 度調院偵緝字第21號起訴書影本為證(見本院113年度附民 字第號卷第11至15頁),並有本院113年度易字第727號刑事 判決、臺灣高等法院113年度上易字第2059刑事判決書影本 在卷可佐(見本院卷第13至17頁、第39至51頁),而被告經 通知,未於言詞辯論期日到場,亦未提出書狀爭執,自堪信 原告主張之上開事實為真。     ㈡按因故意或過失,不法侵害他人之權利者,負損害賠償責任 。故意以背於善良風俗之方法,加損害於他人者亦同。違反 保護他人之法律,致生損害於他人者,負賠償責任。但能證 明其行為無過失者,不在此限。民法第184條定有明文。而 侵權行為之成立,須行為人因故意過失不法侵害他人權利, 亦即行為人須具備可歸責性、違法性,並不法行為與損害間 有因果關係,始能成立,且主張侵權行為損害賠償請求權之 人,對於侵權行為之成立要件應負舉證責任(最高法院100 年度台上字號裁判意旨參照)。又債權為相對權,存在於當 事人間,因不具公示性,原則上並非前段所稱之權利,固不 得作為故意或過失不法侵害之客體。又按債務人與第三人通 謀移轉其財產,其目的雖在使債權無法實現,而應負債務不 履行之責任,但債務人本人將自己之財產予以處分,原可自 由為之,究難謂係故意不法侵害債權人之權利,其與侵害債 權之該第三人即不能構成共同侵權行為,債權人如本於侵權 行為訴請塗銷登記,僅得向該第三人為之,債務人既非共同 侵權行為人,自不得對其一併為此請求(最高法院95年度台 上字第628號民事判決要旨可資參照)。經查:本件原告對 被告之債權,業已取得臺灣士林地方法院111年度司票字第7 835號本票裁定准予強制執行為執行名義,而原告固因被告 於前揭時、地所為將系爭房地出售予陳家世,並於111年8月 19日辦理所有權移轉登記完畢,而無法經由法院查封拍賣系 爭房地取得價金求償,惟債務人本人將自己之財產予以處分 ,原可自由為之,究難謂係故意不法侵害債權人之權利,其 與侵害債權之該第三人即不能構成共同侵權行為。是以被告 將系爭房地出賣於不知情之第三人,不構成侵權行為,因此 ,原告主張被告故意侵害其對原告之債權,而依民法侵權行 為之法律關係請求被告賠償其本票債權計198萬元本息,即 非有據,不應准許。    ㈢次按故意以背於善良風俗之方法,加損害於他人者,負損害 賠償責任;違反保護他人之法律,致生損害於他人者,負賠 償責任。民法第184條第1項後段、第2項定有明文。又民法 第184條第1項後段所保護者,兼具其他法益,包括純粹經濟 上損失,因後段保護之範圍較廣,故加害行為須出於故意以 背於善良風俗之方法始得成立,兩者之構成要件不同。又按 損害賠償,除法律另有規定或契約另有訂定外,應以填補債 權人所受損害及所失利益為限民法第216條第1項定有明文。 經查:被告固因於前揭時、地所為將系爭房地出售予陳家世 ,並於111年8月19日辦理所有權移轉登記完畢之不法行為, 經臺灣新北地方檢察署檢察官偵查終結以113年度調院偵緝 字第21號起訴書提起公訴,並經本院113年度易字第727號刑 事判決認犯損害債權罪,處拘役伍拾日,被告提起上訴後, 亦經臺灣高等法院113年度上易字第2059號刑事判決駁回上 訴確定,有上開2份刑事判決附卷可稽(見本院卷第11至15 頁;第39至51頁),足認被告前揭不法行為有故意以背於善 良風俗之方法,加損害於原告,並且有違反保護他人之法律 (即刑法第356條規定),惟如前所述,本件原告對被告之 債權,業已取得臺灣士林地方法院111年度司票字第7835號 本票裁定准予強制執行為執行名義,而原告固因被告於前揭 時、地所為將系爭房地出售予陳家世,並於111年8月19日辦 理所有權移轉登記完畢,而無法經由法院拍賣系爭房地求償 ,然縱強制執行無結果,執行法院仍會在執行終結後核發債 權憑證,民事法上原告對被告計198萬元本息之債權仍存在 ,並無損害可言。此外,原告復未就其受有何損害為主張及 舉證,則原告既未證明因被告之前揭不法行為受有損害,原 告主張被告損害其本票債權應賠償其198萬元之本息,依法 不合,核屬無據,為無理由。 四、綜上所述,原告依侵權行為之法律關係,請求被告給付198 萬元,及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按週年利率 5%計算之利息,為無理由,不應准許,應予駁回。原告之訴 既經駁回,假執行聲請失所附麗,應併予駁回之。   五、本件係刑事附帶民事訴訟,而由本院刑事庭移送民事庭者, 依刑事訴訟法第504條第2項之規定,免納裁判費,且至本件 言詞辯論終結時,亦未發生其他訴訟費用,故無從確定訴訟 費用之數額。惟依法仍應依民事訴訟法第78規定,諭知訴訟 費用如主文第2項所示,以備將來如有訴訟費用發生時,得 以確定其數額,併予敘明。    中  華  民  國  114  年  1  月  23  日          民事第一庭  法 官 朱慧真 以上正本係照原本作成 如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如 委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。 中  華  民  國  114  年  1  月  23  日               書記官 劉芷寧

2025-01-23

PCDV-113-訴-3344-20250123-1

臺灣臺中地方法院

損害賠償

臺灣臺中地方法院民事判決 113年度金字第324號 原 告 王威凱 周益羅 共 同 訴訟代理人 陳盈光律師 複 代理 人 許金蓮律師 施正峻律師 被 告 陳奕生 訴訟代理人 陳敬中律師 上列當事人間請求損害賠償事件,經本院刑事庭以112年度附民 字第652號裁定移送前來,本院於中華民國113年12月25日辯論終 結,判決如下:   主 文 一、被告應各給付原告新臺幣8萬元,及自民國112年4月28日起 至清償日止,按週年利率百分之5計算之利息。 二、原告其餘之訴及假執行之聲請駁回。 三、訴訟費用由被告負擔6分之1,餘由原告各負擔12分之5。 四、本判決第1項得假執行。但於被告各以新臺幣8萬元為原告預 供擔保後,得免為假執行。   事實及理由 壹、原告主張:被告於民國110年12月6日上午10時許,在臺中市 ○○區○○路000號永慶房屋沙鹿三民店地下1樓會議室,與訴外 人陳鈿真、紀玥彤等十數名同事開會時,以「他們倆個(指 原告王威凱、周益羅)做事情黑龍轉道,包括接洽房子、接 洽買方,包括見面談什麼全都是用騙,偷來暗去像在做賊一 樣,包括他們生一個小孩也都是遮遮掩掩偷來暗去都用騙的 ,對呀,說那個小孩不是他(指王威凱)的」之不實事項指 摘伊等,足生損害於伊等之名譽及人格評價,不法侵害伊等 之名譽權。爰依民法第184條第1項、第195條第1項前段規定 ,請求被告各給付新臺幣(下同)50萬元及其法定遲延利息 。並聲明:一、被告應各給付原告50萬元,及自起訴繕繕本 送達翌日起至清償日止,按週年利率百分之5計算之利息( 見本院卷第219頁)。二、願供擔保,請准宣告假執行。 貳、被告則以:伊並未故意侵害原告之名譽權,況原告請求之金 額過高等語置辯。並聲明:一、原告之訴及假執行之聲明駁 回。二、如受不利判決,願供擔保,請准宣告假執行。  參、兩造不爭執事項(見本院卷第220頁): 一、被告於110年12月6日10時許,在臺中市○○區○○路000號永慶 房屋沙鹿三民店地下1樓會議室,與陳鈿真、紀玥彤等十數 名同事開會時,陳稱「他們倆個做事情黑龍轉道,包括接洽 房子、接洽買方,包括見面談什麼全都是用騙,偷來暗去像 在做賊一樣,包括他們生一個小孩也都是遮遮掩掩偷來暗去 都用騙的,對呀,說那個小孩不是他的」等語。 二、被告因上開言語經原告提起刑事告訴,復經檢察官提起公訴 ,業經本院以112年度易字第469號刑事判決(下稱系爭判決 )認被告犯誹謗罪,判處拘役30日確定。  肆、得心證之理由: 一、查原告主張之上開事實,被告固不否認曾於前揭時地,為上 開不實之言論,但辯稱:其並非故意侵害原告之名譽權云云 (見本院卷第164頁)。惟查被告故意以上開不實事項指摘 原告,足生損害於原告之名譽及人格評價之行為,業經本院 以系爭判決認被告犯誹謗罪,判處拘役30日確定等情,有系 爭判決、起訴書、被告之法院前案紀錄表在卷可稽(見本院 卷第13至36、49頁)。足見被告上開所辯,並非可取,應堪 認原告上開主張屬實。準此,原告依民法第184條第1項、第 195條第1項前段規定,請求被告賠償非財產損害(慰藉金) ,應屬有據。 二、按慰藉金之賠償須以人格權遭遇侵害,使精神上受有痛苦為 必要,其核給之標準應斟酌雙方身分資力與加害程度,及其 他各種情形(最高法院51年台上字第223號裁判先例參照) 。查王威凱(79年生)、周益羅為男女朋友關係(見本院卷 第13頁),均為大學畢業,目前各擔任不動產經濟股份有限 公司之董事長、監察人,周益羅負債約750萬元、共同育有1 名子女;另周益羅與前配偶共同育有2名子女。另王威凱111 、112年度所得總額為69萬6880元、84萬5782元,112年財產 總額為419萬6850元;周益羅111、112年度所得總額為81萬3 408元、158萬491元,112年財產總額為150萬2023元等情, 為其等所自陳(見本院卷第179、220頁),並有稅務資訊連 結作業查詢結果、所得在卷可稽(附於證物袋)。又被告為 71年生,從事仲介業,自陳經濟狀況普通,已婚,育有2名 子女(見本院卷第13、171頁),其111、112年度所得均為0 元,112年財產總額為0元等情,有稅務資訊連結作業查詢結 果、所得在卷可稽(附於證物袋)。本院經綜合審酌上述兩 造身分、地位、經濟資力,與原告所受精神上痛苦程度,及 被告所為上開侵權行為情節輕重等一切情狀後,認原告得向 被告請求賠償之慰藉金應各以8萬元為適當。原告逾此部分 之請求,應屬無據。 三、綜上所述,原告依民法第184條第1項、第195條第1項前段規 定,各請求被告給付8萬元,及自112年4月28日(即起訴狀 繕本送達翌日,見附民卷第37頁)起至清償日止,按週年利 率百分之5計算之利息部分,為有理由,應予准許 ,併各依 職權、聲請為准、免假執行之宣告。至其等逾此部分之請求 ,為無理由,應予駁回;其等遭駁回部分之假執行聲請,已 失所附麗,自應併予駁回。    四、本件事證已臻明確,兩造其餘之攻擊及防禦方法及證據,經   本院斟酌後,認不足以影響本判決之結果,爰不逐一論述。 伍、據上論結,本件原告之訴為一部有理由、一部無理由,爰判 決如主文。 中  華  民  國  114  年   1   月  22  日           民事第三庭  法 官 唐敏寶 以上正本係照原本作成。 如不服本判決,應於送達後20日內向本院提出上訴狀(須附繕本 )。如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。   中  華  民  國  114  年  1  月   22  日                 書記官 何淑鈴

2025-01-22

TCDV-113-金-324-20250122-1

上易
臺灣高等法院臺中分院

損害賠償

臺灣高等法院臺中分院民事判決 113年度上易字第177號 上 訴 人 柯喬鐙 訴訟代理人 張禎云律師 被 上訴 人 劉展廷 訴訟代理人 陳嘉文律師 上列當事人間請求損害賠償事件,上訴人對於中華民國113年2月 26日臺灣臺中地方法院112年度訴字第1756號第一審判決提起一 部上訴,本院於114年1月8日言詞辯論終結,判決如下:   主   文 原判決關於駁回上訴人後開第二項之訴部分,暨訴訟費用(除確 定部分外)之裁判均廢棄。 被上訴人應給付上訴人新臺幣貳拾萬元,及自民國一百一十二年 七月十九日起至清償日止,按週年利率百分之五計算之利息。 其餘上訴駁回。 第一審(除確定部分外)、第二審訴訟費用,由被上訴人負擔二 分之一,餘由上訴人負擔。   事實及理由 一、本件上訴人主張:伊與原審被告甲○○於民國99年7月24日結 婚,育有2名未成年子女。被上訴人明知甲○○為有配偶之人 ,竟與甲○○為附表所示行為而故意不法侵害伊基於配偶關係 之身分法益,致伊受有精神痛苦且情節重大,爰依民法第18 4條第1項前段、第195條第3項準用第1項之規定,請求被上 訴人賠償精神慰撫金新臺幣(下同)40萬元,及自起訴狀繕 本送達翌日起算法定遲延利息之判決(上訴人原起訴請求甲 ○○與被上訴人連帶給付70萬元本息,後僅就其中40萬元提起 上訴,又於113年7月4日撤回對甲○○之起訴,未繫屬本院部 分,不另贅述)。 二、被上訴人則以:上訴人並未提出原證3之完整對話紀錄(下 稱系爭對話紀錄),亦未見對話訊息之日期,顯有拼湊、斷 章取義之情形,且該通訊軟體帳戶名稱從「展廷 劉」變成 「Justin」,顯見該對話記錄係上訴人自行任意更改臨訟杜 撰,無從證明對話者為伊與甲○○。又上訴人取得系爭對話紀 錄方式與常情不符,顯有侵害甲○○隱私權之情形,該證據取 得不符合比例原則而無證據能力。伊亦不知甲○○為有配偶之 人,且上訴人請求之慰撫金金額過高,請依法酌減等語,資 為抗辯。 三、原審為上訴人敗訴之判決。上訴人不服提起一部上訴,聲明 :㈠原判決關於駁回上訴人後開第二項之訴部分廢棄。㈡被上 訴人應給付上訴人40萬元,及自起訴狀繕本送達翌日起至清 償日止,按週年利率5%計算之利息。被上訴人答辯聲明:上 訴駁回。 四、得心證之理由:  ㈠按民事訴訟法對於證據能力並未設有規定,關於涉及侵害隱 私權所取得之證據是否具有證據能力,應綜合考量誠信原則 、憲法上基本權之保障、發現真實與促進訴訟之必要性等因 素,衡量當事人取得證據之目的與手段、所欲保護之法益與 所侵害法益之輕重,如認符合比例原則,則所取得之證據具 有證據能力(最高法院109年度台上字第2607號判決意旨參 照)。上訴人對取得系爭對話紀錄原因陳稱:甲○○先前將其 淘汰之SAMSUNG手機,未登出Google相簿即交予伊之未成年 子女使用,嗣甲○○以其現使用之手機拍攝他支手機中之系爭 對話紀錄,而透過未登出之Google相簿將照片同步至該SAMS UNG手機內,後因伊出差至大陸地區,為方便與未成年子女 聯絡,欲在該SAMSUNG手機上設置微信軟體,惟該SAMSUNG手 機容量不足,而刪除照片之際,才發現系爭對話紀錄之翻拍 照片等語(見原審卷第129-135頁),又稱:伊於112年3月 份已從該SAMSUNG手機內之翻拍照片再翻拍出原證3、4之照 片等語(見原審卷第267頁),此雖為甲○○於原審中否認。 然查,原審將上訴人提出其使用手機內再翻拍照片彩色列印 後附卷(見原審卷二第11-273頁),該等照片均為有人對著 手機翻拍系爭對話紀錄,其中多張照片呈現遭拍攝手機螢幕 反射出一長髮女子持手機拍攝系爭對話紀錄之影像(見原審 卷二第13、15、89-99、103、111-115、163、167-171、177 -183、189、193、197、201、207、257、259頁),核與甲○ ○髮型相似(見本院卷113-119頁),且遭拍攝手機有二支( 見原審卷二第11-17頁、55-77頁),其中一支廠牌為SAMSUN G,其顏色、型號與保護殼均與甲○○交付予其未成年子女使 用之SAMSUNG手機相同(見原審卷二第67、265頁),堪認係 屬同一支手機,則除甲○○外,卷內並無證據可資證明尚有其 他長髮女子可取得甲○○未成年子女使用之SAMSUNG手機進行 翻拍,再參以上訴人未成年子女所持有之SAMSUNG手機上Goo gle相簿上頭像為甲○○(見原審卷二第273頁),並未登出, 足見上訴人所稱甲○○拍攝系爭對話紀錄照片自動上傳至其未 成年子女持有之SAMSUNG手機,應可採信。從而,上訴人為 與其未成年子女聯絡而在該SAMSUNG手機裝置微信軟體,而 無意間發現系爭對話紀錄,難認係故意侵害甲○○之隱私,上 訴人發現系爭對話紀錄後若不即時翻拍,將有難以舉證之虞 ,則上訴人再翻拍系爭對話紀錄之翻拍照片,係出於防衛權 益之需,且手段未逾社會相當性,亦未過度侵害甲○○之隱私 ,況與被上訴人故意侵害上訴人基於配偶關係之身分法益( 詳如後述)相比較,上訴人緊急再翻拍系爭對話紀錄之翻拍 照片,並未逾越必要程度,符合比例原則,是被上訴人提出 之再翻拍照片所顯示系爭對話紀錄具證據能力。被上訴人辯 稱:系爭對話紀錄無證據能力云云,要無可採。  ㈡被上訴人辯稱:系爭對話紀錄上對話之2人,並非伊及甲○○云 云。然查:   ⒈系爭對話紀錄再翻拍照片中,其中SAMSUNG手機部分業經認 定與甲○○未成年子女使用之SAMSUNG手機係同一支手機, 該SAMSUNG手機原為甲○○使用,且有再翻拍照片顯示該Tel egram通訊軟體帳號使用者為「Stacy Kao」(見原審卷二 第55頁),而甲○○在其未成年子女持有SAMSUNG手機內LIN E軟體的匿稱為「Stacy Kao」,有照片可憑(見原審卷一 第181頁),是此部分收受「展廷 劉」或「Justin」訊息 之人,應堪認定為甲○○無訛。又再翻拍照片所示另一支手 機部分,其中一張手機持有人發出信用卡照片記載持卡人 為「KAO CHU HSIEH」(見原審卷二第139頁),與甲○○之 拼音相符,此有外交部領事事務局之外文系統中譯英查詢 系統可憑(見原審卷一第183頁),再參以該翻拍照片下 方對話欄中顯示上開信用卡照片為「Stacy Kao Photo」 ,足見傳送信用卡照片之人為「Stacy Kao」,實堪認定 另一支手機之系爭對話紀錄,亦係甲○○與「Justin」或「 展廷 劉」對話。   ⒉被上訴人雖辯稱:其非系爭對話紀錄上之「展廷 劉」或「 Justin」云云。惟被上訴人姓名為「乙○○」,「展廷 劉 」僅係西式記載姓名之方法,應可認定「展廷 劉」為被 上訴人。另有再翻拍照片呈現「展廷 劉」與「Justin」 均使用相同之頭像(見原審卷二第49、55頁);又「Just in」曾傳送「睡我跟威君的床,妳會不開心嗎」(見原審 卷二第93頁),而被上訴人配偶姓名為林威君,有戶籍謄 本可憑(見原審卷一第115頁)。綜合上情,足以推認「J ustin」與「展廷 劉」係同一人,而為被上訴人無訛。被 上訴人另辯稱系爭對話紀錄遭變造或冒名云云,然其未能 就此變態事實舉證以實其說 ,自無可採。  ㈢系爭對話紀錄既為被上訴人與甲○○間之對話,則被上訴人傳 送附表編號1至3對話予甲○○,再參以甲○○如附表編號2、3之 回應,顯已逾越男女間正常交往關係。又系爭對話紀錄中, 被上訴人曾於112年2月15日傳「順便洗個澡」文字及視頻( 見原審卷二第233頁)予甲○○,並出現被上訴人沖澡之上身 祼露自拍照(見原審卷二第231頁),被上訴人亦自承該照 片為其本人(見本院卷161頁),其雖否認另張只照到下巴 以下但全身裸露、露出生殖器之沖澡照為其本人(見原審卷 二第229頁),但本院觀諸該照片與原審卷二第231頁照片之 浴室牆壁磁磚相同,足堪認定被上訴人傳送其全裸之全身( 露出生殖器)、上半身照片予甲○○;再參以附表編號2對話 ,被上訴人提到「還是會吻妳但草莓會記得要種得深一點」 ,系爭對話紀錄亦出現2張甲○○展示吻痕之照片(見原審卷 二第51、53頁,甲○○於本院自認該照片女子為其本人,見本 院卷第103頁)等節,更徵被上訴人與甲○○確有超越一般正 常男女交往之親密關係,實達侵害上訴人基於配偶關係之身 分法益程度,至為灼然。至上訴人提出原證2、上證1之錄影 檔案,欲證明被上訴人與甲○○有如附表編號5所載在在街道 旁擁抱、親吻與牽手等行為,惟經本院當庭勘驗上開錄影檔 案,並無法確認是否為被上訴人與甲○○等情,有勘驗筆錄可 憑(見本院卷第162-163頁),是上訴人此部分主張,並無 可採。  ㈣被上訴人復辯稱:其不知甲○○為有配偶之人云云。然甲○○曾 傳「我怕他們覺得媽咪太愛玩」訊息給被上訴人(見原審卷 二第65頁),又曾對被上訴人詢問「你婚後才在台中的嗎? 」,被上訴人回以「對」,甲○○接著稱「我也是」(見原審 卷二第251頁),足見被上訴人可從對話中知悉甲○○為婚後 住在台中,且為有小孩之人,被上訴人從未對此加以質疑, 自堪推認被上訴人早已知悉甲○○為有配偶之人,卻仍與之有 超越一般正常男女交往之親密關係,被上訴人前開所辯,自 無可採。  ㈤按因故意或過失,不法侵害他人之權利者,負損害賠償責任 。故意以背於善良風俗之方法,加損害於他人者亦同;又不 法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操 ,或不法侵害其他人格法益而情節重大者,被害人雖非財產 上之損害,亦得請求賠償相當之金額。前二項規定,於不法 侵害他人基於父、母、子、女或配偶關係之身分法益而情節 重大者,準用之,此民法第184條第1項、第195條第1、3 項 分別定有明文。次按婚姻係以夫妻之共同生活為其目的,配 偶應互相協力保持其共同生活之圓滿、安全及幸福,而夫妻 互守誠實,係為確保其共同生活之圓滿安全及幸福之必要條 件,故應解為配偶因婚姻契約而互負誠實之義務,配偶之一 方行為不誠實,破壞共同生活之圓滿安全及幸福者,即為違 反因婚姻契約之義務而加損害於他人(最高法院55年台上字 第2053號判決先例意旨參照)。又婚姻制度為家庭組織之基 石,明知他人已婚而仍與之為男女朋友或為逾越普通朋友分 際之互相交往,依社會通念,顯已違反倫理規範,且嚴重破 壞他人婚姻之信賴及家庭之穩定,乃係屬干擾或妨害他人夫 妻維持婚姻共同生活圓滿、安全及幸福之權利,影響配偶之 身分法益至鉅,苟配偶確因此受非財產上損害即精神上痛苦 ,自亦得依法請求賠償。查被上訴人明知甲○○為有配偶之人 ,卻與甲○○發生如附表編號1至4所示行為,實有超越一般正 常男女交往之親密關係,被上訴人所為足以破壞上訴人基於 配偶身分對於婚姻和諧圓滿之期待,已不法侵害上訴人之人 格權,且情節重大,上訴人自得請求被上訴人賠償。  ㈥按不法侵害他人之人格權,被害人受有非財產上損害,請求 加害人賠償相當金額之慰撫金時,法院對於慰撫金之量定, 應斟酌實際加害情形、所造成之影響、被害人所受精神上痛 苦之程度、雙方之身分、地位、經濟狀況及其他各種情形, 以核定相當之數額(最高法院47年台上字第1221號、51年台 上字第223號、76年台上字第1908號判決先例意旨參照)。 經查,被上訴人所為如附表編號1至4所示行為可認定造成上 訴人對婚姻圓滿及配偶忠誠義務期待之破壞,且情節重大, 堪認上訴人精神上因此受有痛苦,自屬侵害上訴人之人格權 ,上訴人請求被上訴人賠償精神慰撫金,要屬有據。爰審酌 兩造自陳之學經歷、經濟及家庭狀況(本院卷第142、149、 頁),及本院依職權調取兩造、甲○○之稅務電子閘門財產所 得調件明細表所示兩造之收入及財產情形(附於限制閱覽卷 ),併參以被上訴人與甲○○前揭行為嚴重破壞上訴人之婚姻 及家庭等情等一切情狀,認上訴人請求之精神慰撫金以40萬 元為適當。  ㈦按債權人向連帶債務人中之一人免除債務,而無消滅全部債 務之意思表示者,除該債務人應分擔之部分外,他債務人仍 不免其責任,民法第276條第1項定有明文。查上訴人原上訴 主張被上訴人與甲○○連帶賠償40萬元本息,嗣上訴人與甲○○ 達成和解,並撤回對甲○○之起訴(見本院卷第151頁),且 上訴人陳稱:因係夫妻關係,沒有向甲○○拿取和解金等語( 見本院卷第223頁),足見上訴人已對連帶債務人中之一人 即甲○○免除債務,但仍對被上訴人繼續訴訟,故無消滅全部 債務之意思,依前開法條規定,除甲○○應分擔部分外,被上 訴人仍不免其責任。又被上訴人與甲○○共同侵害上訴人之人 格權,兩人之行為對上訴人之侵害應屬相當,故應各分擔1/ 2責任,是本件上訴人既免除甲○○應分擔之1/2賠償責任,被 上訴人仍應就其餘之1/2即20萬元精神慰撫金(計算式:400 000÷2=200000)予以賠償。 五、綜上所述,上訴人依民法第184條第1項前段、第195條第3項 準用第1項之規定,請求被上訴人給付上訴人20萬元,及自 起訴狀繕本送達翌日即112年7月19日(見原審卷一第157頁 之送達證書)至清償日止,按週年利率5%計算之利息,為有 理由,應予准許,逾此部分之請求,則屬無據,應予駁回。 上開應准許之部分,原審為上訴人敗訴之判決,尚有未合, 上訴人指摘原判決此部分不當,求為廢棄改判,為有理由, 爰由本院改判如主文第二項所示。至於上訴人之請求不應准 許部分(除確定部分外),原審為上訴人敗訴之判決,並駁 回其假執行之聲請,理由雖有不同,結論則無二致,原判決 此部分仍應予以維持,上訴意旨指摘原判決此部分不當,求 予廢棄改判,為無理由,應駁回此部分之上訴。 六、本件事證已臻明確,兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證 據,經本院斟酌後,認為均不足以影響本判決之結果,爰不 逐一論列,併此敘明。 據上論結,本件上訴為一部有理由、一部無理由,依民事訴訟法 第450條、第449條第2項、第79條,判決如主文。 中  華  民  國  114  年  1   月  22  日         民事第八庭  審判長法 官 黃裕仁                    法 官 李慧瑜                    法 官 蔡建興 正本係照原本作成。 不得上訴。                    書記官 李欣憲  中  華  民  國  114  年  1   月  22  日 附表 編號 時間 行為 上訴人所提證據 1 112年2月4日至28日間某時 被上訴人以Telegram通訊軟體分別傳送「你要陪我一整天嗎」、「愛妳晚安」、「親一個?」、「那我也上班囉,愛妳」、「星期二開房間喔」、「想去找妳親一個」、「身上的草莓害羞嗎」、「領子穿這麼高我看不到草莓啦」、「想要走在我跟小孩身邊的是你」、「妳喜歡我的味道嗎」、「妳也可以對我亂來阿,我應該受影響更大, 稍微挑逗,血液就無法維持在腦袋,會跑去其他地方待著」、「剛剛突然想起妳抱著我,趴在我胸膛的樣子,好幸福……」、「好想妳喔」等訊息給甲○○ 再翻拍照片(原審卷一第25、28、30、33、36、50、57、75、77、92頁) 2 112年2月9日 被上訴人與甲○○以Telegram通訊軟體互傳下列訊息: 被上訴人:「心情還很亂嗎,再來1次,我還是會抱緊妳,還是會吻妳但草莓會記得要種得深一點」。 甲○○:「身上有你的痕跡,很害羞,不要再這樣子了」。 再翻拍照片(原審卷一第39-42頁) 3 112年2月14日 被上訴人與甲○○以Telegram通訊軟體互傳下列訊息: 甲○○:「被撐開了,痛痛的……」。 被上訴人:「Sorry,是不是太粗魯了……。對不起,我下次會溫柔一點」 甲○○:「無論如何還是一樣粗」 被上訴人:「今天真的狀態不好喔」 甲○○:「這個話題可以了」 被上訴人:「肚子不舒服,比較難進入狀況」 甲○○:「感覺不出來」 被告乙○○:「都生米煮成熟飯了,沒禁忌話題了,還痛痛嗎?」 甲○○:「有,有感覺……」等語。 再翻拍照片(原審卷一第60-63頁) 4 112年2月15日 被上訴人以以Telegram通訊軟體傳送上身或全身裸照予甲○○ 再翻拍照片(原審卷一第65-69頁) 5 112年3月11日 被上訴人與甲○○在街道旁擁抱、親吻與牽手等行為 原證2、上證1之錄影檔案

2025-01-22

TCHV-113-上易-177-20250122-1

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臺灣高等法院

損害賠償等

臺灣高等法院民事判決 113年度上易字第746號 上 訴 人 謝瓊華 訴訟代理人 蔡玫眞律師 被 上訴 人 沈沛婕 訴訟代理人 姜明遠律師 姜德婷律師 上列當事人間請求損害賠償等事件,上訴人對於中華民國113年2 月21日臺灣臺北地方法院112年度訴字第608號第一審判決提起一 部上訴,本院於113年12月25日言詞辯論終結,判決如下:   主   文 原判決關於駁回上訴人後開第2項之訴部分,及訴訟費用之裁判 (除確定部分外)均廢棄。 上開廢棄部分,被上訴人應再給付上訴人㈠新臺幣(下同)2,170 元;㈡1萬4,452元自民國112年4月7日起至清償日止,按週年利率 百分之5計算之利息。 其餘上訴駁回。 第一審(除確定部分外)、第二審訴訟費用,由被上訴人負擔百 分之2,餘由上訴人負擔。   事實及理由 一、上訴人主張:  ㈠被上訴人於民國107年2月14日向伊提出損害賠償等訴訟(下 稱系爭民事訴訟),經原法院107年度重訴字第356號判決( 下稱系爭民事一審判決)命伊應給付被上訴人新臺幣(下未 標明幣別者同)899萬元本息,並命被上訴人以300萬元為伊 供擔保後得對伊假執行,被上訴人執該判決供擔保對伊聲請 強制執行,經原法院民事執行處(下稱執行法院)以109年 度司執字第32262號強制執行事件(下稱系爭執行事件)受 理在案,執行法院於同年4月1日核發執行命令(下稱系爭扣 押命令),並於同年月6日扣押伊名下中國信託商業銀行城 東分行帳戶(下稱系爭中信帳戶)所存400元及美金479.66 元,含銀行手續費共計取償1萬4,452元(下稱系爭扣押款) 。嗣伊對系爭民事一審判決提起上訴,經本院109年度重上 字第263號判決(下稱系爭民事二審判決)廢棄並駁回被上 訴人假執行之聲請,系爭扣押款迄未返還,伊自得請求被上 訴人如數賠償系爭扣押款本息。  ㈡被上訴人故意以不實主張對伊提起系爭民事訴訟,復濫行對 伊提起誣告自訴(案列:原法院107年度自字第25號、本院1 11年度上訴字第3141號,下稱系爭誣告訴訟)、偽造有價證 券自訴(案列:原法院108年度自字第17號及109年度自字第 29號、本院110年度上訴字第2207號,下稱系爭偽造有價證 券訴訟,與系爭誣告訴訟合稱系爭刑事訴訟),致伊受有支 出如附表一編號㈠至㈢所示律師費共35萬8,000元、系爭民事 訴訟第二審之裁判費13萬5,001元;及如附表二編號㈠至㈣所 示律師費共41萬6,000元等財產損害。又被上訴人聲請之系 爭執行事件,執行法院核發系爭扣押命令,致伊之名譽權及 信用權受侵害,而生相當精神痛苦,亦得請求非財產上損害 賠償。爰依民事訴訟法第395條第2項、民法第213條第2項、 第184條第1項前段、後段及第195條規定,求為命被上訴人 給付伊122萬9,453元(計算式:系爭扣押款1萬4,452元+系 爭扣押款利息2,170元+系爭民事訴訟律師費35萬8,000元+系 爭民事訴訟第二審裁判費13萬5,001元+系爭刑事訴訟律師費 41萬6,000元+精神慰撫金30萬3,830元=122萬9,453元)及自 起訴狀繕本送達翌日起算法定遲延利息之判決(原審就上開 部分判命被上訴人給付1萬4,452元,駁回上訴人其餘之請求 ,上訴人就其敗訴部分提起一部上訴,至原審判命被上訴人 給付部分及判決上訴人敗訴未據其等上訴部分,均已告確定 ,非本院審理範圍,下不贅述)。並上訴聲明:㈠原判決關 於駁回上訴人後開第㈡項部分廢棄。㈡上開廢棄部分,被上訴 人應再給付上訴人121萬1,171元【計算式:120萬9,001元( 系爭民事訴訟律師費35萬8,000元+系爭民事訴訟第二審裁判 費13萬5,001元+系爭刑事訴訟律師費41萬6,000元+精神慰撫 金30萬元)+2,170元(系爭扣押款1萬4,452元自109年4月6 日起至112年4月6日止,按週年利率百分之5計算之利息)=1 21萬1,171元】,及1萬4,452元自112年4月7日起至清償日止 ,按週年利率百分之5計算之利息。 二、被上訴人則以:伊已於111年11月11日表明願意返還系爭扣 押款,並於同年12月9日以存證信函催告上訴人行使權利, 上訴人自不得請求加計遲延利息。又伊提起系爭民、刑事訴 訟確有依據,亦非惡意解除系爭刑事訴訟二審代理人之委任 ,自無侵權責任可言等語,資為抗辯。並答辯聲明:上訴駁 回。 三、上訴人主張被上訴人應給付系爭扣押款之利息部分:  ㈠按法院廢棄或變更宣告假執行之本案判決時,被告得訴請原 告返還其因假執行所為給付及賠償其因此所受損害,此觀民 事訴訟法第395條第2項規定自明。此項損害賠償之債,係基 於法律規定所發生,原告即應賠償(填補)被告所受損害及 所失利益(民法第216條第1項),以回復損害發生前之原狀 。且民法第213條第2項規定:因回復原狀而應給付金錢者, 自損害發生時起加給利息,該利息旨在賠償請求權人不能使 用金錢原本期間之收益,利率未經當事人約定,亦無法律可 據,應依同法第203條規定,按週年利率百分之5計付利息( 最高法院99年度台上字第737號判決、111年度台上字第1419 號裁定、111年度台上字第1436號判決意旨參照)。  ㈡查被上訴人於107年2月14日向上訴人提起系爭民事訴訟,原 法院以系爭民事一審判決命上訴人應給付被上訴人899萬元 本息,並命被上訴人以300萬元為上訴人供擔保後得對上訴 人假執行,嗣經本院審理後,以系爭民事二審判決廢棄假執 行宣告,並駁回被上訴人假執行之聲請確定,有系爭民事一 、二審判決在卷可憑(見原審卷第21頁至第38頁、第43頁至 第62頁)。又被上訴人以系爭民事一審判決之假執行宣告為 執行名義,經執行法院以系爭執行事件受理並核發系爭扣押 命令,禁止上訴人處分其所有環宇開發生技食品股份有限公 司(下稱環宇公司)之股份、禁止上訴人收取對宇寬國際有 限公司之薪資債權,並於109年4月6日扣押上訴人名下之系 爭中信帳戶內所存400元、美金479.66元,共計1萬4,452元 (即系爭扣押款),嗣核發收取命令,經中國信託商業銀行 股份有限公司(下稱中信銀行)於109年9月2日解送系爭扣 押款予被上訴人等情,為兩造所不爭執(見本院卷第117頁 至第118頁、第185頁),並有中信銀行109年4月6日函文可 憑(見原審卷第65頁至第67頁),且經調取系爭執行事件卷 宗核閱無訛,堪認為真正。從而,系爭民事一審判決主文宣 告假執行之部分業經廢棄確定,依民事訴訟法第395條第2項 規定,上訴人自得請求被上訴人賠償因系爭扣押款遭假執行 所受不能使用該金錢原本收益之損害,且該請求核屬給付金 錢以回復原狀之情形,依民法第213條第2項規定,損害賠償 之範圍包含損害發生時(即系爭扣押款遭扣押之109年4月6 日時)起之利息;又該利息旨在賠償上訴人不能使用系爭扣 押款期間之收益,利率未經當事人約定,亦無法律可據,依 前開說明,應依同法第203條規定,按週年利率百分之5計付 利息。是上訴人請求被上訴人給付自系爭扣押款遭扣押日即 109年4月6日起至清償日止,按週年利率百分之5計算之利息 ,即屬有據。被上訴人雖辯稱其無可歸責事由而不負遲延責 任,惟被上訴人依民事訴訟法第395條第2項規定所負之法定 損害賠償責任,本不以其有故意或過失為要件,且上訴人請 求給付之利息,乃被上訴人因前開法定損害賠償責任之損害 範圍,非民法第229條規定所指之遲延利息,被上訴人自不 得執以民法第230條規定辯稱其無可歸責事由而解免給付利 息之責。  ㈢基上,上訴人依民事訴訟法第395條第2項、民法第213條第2 項規定,請求被上訴人給付2,170元【計算式:1萬4,452元× 3年又1日(自109年4月6日起至112年4月6日止)×5%=2,170 元,元以下四捨五入】,及系爭扣押款1萬4,452元自112年4 月7日起至清償日止,按週年利率百分之5計算之利息,應屬 可採。 四、上訴人主張被上訴人向其興訟而應負侵權責任部分:    ㈠按侵權行為之成立,須行為具備歸責性、違法性,始能成立 ,且主張侵權行為損害賠償請求權之人,對於侵權行為之成 立要件應負舉證責任(最高法院100年度台上字第328號、第 1903號判決意旨參照)。所謂不法,係指無阻卻違法之情形 而言,若權利之行使不違反公共利益,或以損害他人為主要 目的者,縱加損害於他人,在未逾越正當權利行使之範圍內 ,亦不負侵權行為賠償責任。  ㈡查被上訴人對上訴人所提起之系爭民事訴訟、系爭刑事訴訟 ,均係起因於訴外人謝沂恩(於106年11月15日死亡)向被 上訴人借得共899萬元之款項匯入上訴人名下板信商業銀行 華江分行帳號00000000000000之帳戶(下稱系爭帳戶),並 交付上訴人擔任實際負責人之環宇公司簽發之支票(下稱系 爭支票)所生紛爭,有系爭民事一、二審判決書、系爭誣告 訴訟及系爭偽造有價證券訴訟判決書可參(見原審卷第23頁 、第44頁、第71頁、第84頁)。而被上訴人於106年9月12日 至同年10月26日間陸續匯款共899萬元至上訴人名下之系爭 帳戶,及系爭支票上所蓋環宇公司印文非環宇公司開設支票 帳戶所留存者,系爭支票經被上訴人提示後,均因環宇公司 「掛失空白票據」而遭退票等情,為兩造於系爭民事訴訟中 所不爭執(見原審卷第25頁、第46頁),佐以系爭民事一審 判決記載「謝沂恩於106年11月15日自殺死亡,所留遺書略 為:『小啊姨:仙女對不起給妳添麻煩了。從一開始小筆小 筆的借還利息,…後來利息一直滾,就開始另外找玉琴認識 的人借,先還積欠的利息…我自以為是在幫玉琴姐幫姐姐, 因為謝瓊華姑姑完全不管,還都反過來咬我說我亂講。積欠 的錢完全不管,丟給我們面對,玉琴姐被逼的喘不過氣,每 天找我求救,即使我不能負擔我還是做了。欠下的錢我很對 不起。我犯的錯沒有理由原諒。被逼的時候明明就應該要逃 ,已經怕到姑姑說什麼就什麼。但是那些錢從來沒拿給家裡 ,或是用在任何自己身上。印章不是我刻的是。我犯錯我不 可否認,但起因所有的理由都是謝瓊華姑姑。…』等語」(見 原審卷第33頁至第34頁);以及系爭帳戶於106年9月22日所 匯入之款項,當日即全數轉帳至謝沂恩之帳戶,謝沂恩並於 同年9月25日提領10萬元以繳納上訴人信用卡費等情,經系 爭民事二審判決認定在案(見原審卷第56頁),足見被上訴 人辯稱伊主觀上認上訴人利用謝沂恩使用偽造之系爭支票向 伊詐取借款等情,尚非無稽。而被上訴人對前開事實之主觀 解讀縱有錯誤,然被上訴人基此事實,提起系爭民事、刑事 訴訟,復依系爭民事一審判決主文聲請假執行,均屬其訴訟 權之正當行使範圍,難認有故意虛構事實,惡意、濫行提起 訴訟之情形,欠缺不法性,自無侵權責任可言。  ㈢又被上訴人於110年6月8日、111年7月25日委任姜明遠律師擔 任系爭偽造有價證券訴訟、系爭誣告訴訟第二審之自訴代理 人,上訴人於111年2月11日、同年10月3日委任律師為該等 案件辯護後,姜明遠律師則依序於同年10月6日、同年11月7 日具狀解除上開刑事訴訟之委任等情,固有刑事委任書狀、 刑事委任狀、刑事聲請狀、刑事上訴狀、刑事陳報狀可證( 見原審卷第246頁至第249頁、第252頁至第256頁),且為兩 造所不爭(見本院卷第118頁),惟參姜明遠律師前開解除 委任書狀記載:因其與被上訴人就本案辦理方式及調查證據 之內容看法不同,致無法續行代理,被上訴人將另覓律師代 理進行訴訟,爰陳報解除委任等語(見原審卷第249頁、第2 56頁),足見被上訴人係因與其代理人意見分歧,方解除委 任,難認係以故意侵害上訴人之利益為主要目的,抑或有何 以背於善良風俗之方法加損害於上訴人之情。  ㈣準此,被上訴人提起系爭民事、刑事訴訟及聲請假執行之行 為,均難認有何不法,即與侵權行為之要件未合,上訴人依 民法第184條第1項前段、後段請求被上訴人賠償如附表一編 號㈠至㈢所示律師費共35萬8,000元、系爭民事訴訟第二審之 裁判費13萬5,001元;及如附表二編號㈠至㈣所示律師費共41 萬6,000元等損害,均屬無據。 五、綜上所述,上訴人依民事訴訟法第395條第2項、第213條第2 項規定,請求被上訴人給付系爭扣押款1萬4,452元自109年4 月6日起至112年4月6日止之利息共2,170元,及1萬4,452元 自112年4月7日起至清償日止,按週年利率百分之5計算之利 息部分,為有理由,應予准許;逾此部分之請求,為無理由 ,不應准許。原審就上開應准許部分,為上訴人敗訴之判決 ,尚有未洽,上訴論旨指摘原判決此部分不當,求予廢棄改 判,為有理由,爰由本院廢棄改判如主文第2項所示。至於 上訴人之請求不應准許部分,原審為上訴人敗訴之判決,並 無不合,上訴意旨指摘原判決此部分不當,求予廢棄改判, 為無理由,應駁回此部分之上訴。 六、本件事證已臻明確,兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證 據,經本院斟酌後,認為均不足以影響本判決之結果,爰不 逐一論列,附此敘明。 七、據上論結,本件上訴為一部有理由、一部無理由,判決如主 文。 中  華  民  國  114  年  1   月  22  日          民事第十二庭            審判長法 官 沈佳宜               法 官 翁儀齡               法 官 陳 瑜 附表一: 編號 項目 支出費用 (新臺幣) ㈠ 第一審律師費 11萬8,000元 ㈡ 第二審律師費 12萬元 ㈢ 第三審律師費 12萬元 附表二: 編號 項目 支出費用 (新臺幣) ㈠ 系爭誣告案件第一審律師費 13萬6,000元 ㈡ 系爭誣告案件第二審律師費 4萬元 ㈢ 系爭偽造有價證券案件第一審律師費 12萬元 ㈣ 系爭偽造有價證券案件第二審律師費 12萬元 正本係照原本作成。 不得上訴。 中  華  民  國  114  年  1   月  23  日               書記官 江怡萱

2025-01-22

TPHV-113-上易-746-20250122-1

上易
臺灣高等法院臺中分院

撤銷遺產分割登記

臺灣高等法院臺中分院民事判決 113年度上易字第482號 上 訴 人 台新國際商業銀行股份有限公司 法定代理人 林淑真 訴訟代理人 劉靜琳 被 上訴 人 林媽郎 巫燕珠 林媽岸 林鎮安 林媽恩 林碧華 林碧櫻 上列當事人間請求撤銷遺產分割登記事件,上訴人對於中華民國 113年8月30日臺灣彰化地方法院113年度訴字第722號第一審判決 提起上訴,本院於114年1月15日言詞辯論終結,判決如下:   主 文 一、原判決廢棄。 二、被上訴人林媽郎、巫燕珠、林媽岸、林鎮安、林媽恩、林碧 華、林碧櫻就被繼承人林振上所遺如附表所示遺產,於民國 110年2月8日所為遺產分割契約之債權行為,及於民國110年 2月17日就附表編號1、2所示土地所為分割繼承登記之物權 行為,均應予以撤銷。 三、被上訴人巫燕珠就附表編號1所示土地,於民國110年2月17 日所為之分割繼承登記,應以塗銷。 四、被上訴人林媽岸就附表編號2所示土地,於民國110年2月17 日所為之分割繼承登記,應以塗銷。 五、第一、二審訴訟費用,均由被上訴人連帶負擔。     事實及理由 壹、程序部分: 一、按經理人對於第三人之關係,就商號或其分號或其事務之一 部,視為其有為管理上一切必要行為之權。經理人就所任之 事務,視為有代表商號為原告或被告或其他一切訴訟上行為 之權,民法第554條第1項、第555條定有明文。故公司設置 之經理人,因經理人所任事務涉訟者,得以經理人為法人之 法定代理人起訴或被訴(最高法院85年度台上字第2號民事判 決參照)。本件上訴人已向金融監督管理委員會陳報登記林 淑真為經理人,有該委員會民國113年7月17日金管銀控字第 1130220857號函在卷可稽(見原審卷第255頁),林淑真自得 以上訴人法定代理人之身分,代表上訴人起訴,合先敘明。 二、被上訴人經合法通知未於言詞辯論期日到場,核無民事訴訟 法第386條所列各款情形,爰依上訴人之聲請,由其一造辯 論而為判決。   貳、實體部分:   一、上訴人主張:伊為被上訴人林媽郎之債權人,迄至113年4月 23日止,林媽郎尚積欠新臺幣(下同)29萬8,420元及利息 未清償。緣訴外人林振上於109年12月28日死亡,遺有如附 表所示遺產(下稱系爭遺產),被上訴人均為林振上之繼承人 ,且均未拋棄繼承,即應共同繼承林振上之遺產。惟被上訴 人竟於110年2月8日(起訴狀誤載為109年12月28日)就系爭遺 產為分割協議(下稱系爭債權行為),並於110年2月17日就附 表編號1、編號2所示土地,以分割繼承之方式,分別登記由 巫燕珠、林媽岸取得(下稱系爭物權行為)。被上訴人間所為 系爭債權、物權行為,有害及伊對於林媽郎之債權,爰依民 法第244條第1項規定,請求撤銷系爭債權、物權行為;並依 同條第4項規定,求為命巫燕珠、林媽岸塗銷系爭物權行為 所為之登記等語。   二、被上訴人未於一、二審言詞辯論期日到場,亦未提出書狀作 何聲明或陳述。 三、原審為上訴人敗訴之判決,上訴人聲明不服,提起上訴,並 上訴聲明:如主文第一至四項所示。   四、得心證之理由:  ㈠按「當事人主張有利於己之事實者,就其事實固有舉證之行 為責任,然他造當事人對於該事實,如已於相當時期受合法 之通知,而於言詞辯論期日不到場,亦未提出準備書狀爭執 ,除其不到場係依公示送達通知者外,視為自認,該事實之 真實即已證立,此觀民事訴訟法第277條前段、第280條第3 項準用第1項規定即明。...被上訴人就本應由上訴人負舉證 責任之各事實,倘經受合法通知,無正當理由不到場,亦未 提出書狀爭執,依上說明,即已視為自認,於辯論主義所行 之範圍內,有拘束當事人及法院之效力,法院應認其自認之 事實為真,以之作為裁判之基礎,在未經當事人合法撤銷其 自認或合法追復其爭執前,不得為與自認之事實相反之認定 。」此參最高法院113年度台上字第39號判決自明。  ㈡本件上訴人主張之事實,業據提出伊對林媽郎之執行名義、 林振上之遺產稅核定通知書、司法院家事事件公告、林媽郎 國稅局財產所得清單、林振上之繼承系統表、被上訴人戶籍 謄本(以上均為影本)、及附表編號1、2所示土地之登記謄本 為證,並經原審調取該2筆土地之土地登記案件資料(內附遺 產分割契約書1份)等件,審閱無訛。被上訴人於相當時期受 合法通知,而不於言詞辯論期日到場爭執,亦未提出書狀答 辯供本院斟酌,參照上開說明,即視同自認,在未經被上訴 人合法撤銷其自認或合法追復其爭執前,本院不得為與自認 之事實相反之認定。故上訴人主張之前開事實,自堪信為真 實。  ㈢又按民事訴訟採辯論主義,凡當事人未提出之事實及證據, 法院原則上不得斟酌,不得自行任作主張,逕以為裁判基礎 (最高法院112年度台上字第2272號判決參照)。原審認定被 上訴人間之遺產分割協議,並無刻意排除林媽郎的繼承權, 非故意侵害上訴人之債權;另該遺產分割協議,之所以獨厚 巫燕珠及林媽岸,係考量巫燕珠未來生活之保障、及林媽岸 日後負有對林振上之祭祀責任所作安排等,均屬原審在未經 被上訴人提出抗辯之前提下之恣意認定,違反民事訴訟法辯 論主義之原則,已有「任作主張」之違法,實無足取。  ㈣另按債務人所為之無償行為,有害及債權者,債權人得聲請 法院撤銷之;債權人聲請法院撤銷時,得並聲請命受益人或 轉得人回復原狀,民法第244條第1項、第4項分別定有明文 。又繼承人如拋棄其已繼承取得財產之公同共有權,而與他 繼承人成立不利於己之分割協議,且未於協議取得具有等值 性之對待給付,並害及債權者,債權人自得依民法第244條 第1項規定聲請法院撤銷之(最高法院111年度台上字第2207 號判決參照)。本件林媽郎於取得繼承之財產後,竟與其他 繼承人成立不利於己之分割協議,僅分得總值1,000元之遺 產,將最有價值的附表編號1、2土地,全部由其他繼承人取 得,且其名下已無其他財產可供作為上訴人債權之擔保,亦 有林媽郎之綜合所得稅各類所得資料清單在卷可按(見原審 卷第29-30頁),故系爭債權行為及物權行為確實害及上訴人 之債權,參照上開說明,上訴人請求撤銷系爭債權行為及物 權行為,並請求巫燕珠、林媽岸塗銷附表編號1、2所示土地 之分割繼承登記,自屬有據。  ㈤末按民法第244條第1項之撤銷訴權,依同法第245條規定,自 債權人知有撤銷原因時起,1年間不行使而消滅。該項法定 期間為除斥期間,其時間經過時權利即告消滅。此項除斥期 間有無經過,縱未經當事人主張或抗辯,法院亦應先為調查 認定,以為判斷之依據(最高法院85年台上字第1941號判決 參照)。經查:被上訴人係分別於110年2月8日、110年2月1 7日就系爭遺產為系爭債權、物權行為,有遺產分割契約書 、土地登記謄本在卷可參(見原審卷第189頁、第73-75頁) ;上訴人則係於112年9月7日調取土地電傳資訊,並於113年 4月22日提起本訴,有中華電信股份有限公司資訊技術分公 司113年7月11日資交加字第1130001055號函暨地政電子謄本 調閱紀錄(含跨縣市查詢)在卷可稽(見原審卷第235-237 頁)。是上訴人提起本件訴訟未逾1年之除斥期間,併此敘 明。     五、綜上所述,上訴人依民法第244條第1項,請求撤銷系爭債權 行為及物權行為;並依同條第4項,請求被上訴人巫燕珠、 林媽岸分別塗銷附表編號1、2所示土地,於110年2月17日所 為之分割繼承登記,自屬正當,應予准許。從而原審為上訴 人敗訴之判決,尚有未洽,上訴論旨指摘原判決不當,求予 廢棄改判,為有理由,爰由本院廢棄改判如主文第二至四項 所示。 六、本件事證已臻明確,兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證 據,經本院斟酌後,認為均不足以影響本判決之結果,爰不 逐一論列,附此敘明。 七、據上論結,本件上訴為有理由,爰判決如主文。 中  華  民  國  114  年  1   月  22  日         民事第七庭  審判長法 官 陳得利                   法 官 廖欣儀                   法 官 高英賓 正本係照原本作成。 不得上訴。                   書記官 吳伊婷                     中  華  民  國  114  年  1   月  22  日 附表:                      編號 種類      財產所在地 權利範圍  核定價額 1 土地 彰化縣○○鄉○○段000地號  全部 2,184,207 2 土地 彰化縣○○鄉○○段000地號  全部 1,282,825 3 房屋 未辦理保存登記建物(門牌號碼:彰化縣○○鄉○○村○○巷00號)  全部   523,100 4 現金 新台幣  全部    7,000    合     計 3,997,132

2025-01-22

TCHV-113-上易-482-20250122-1

嘉國簡
嘉義簡易庭(含朴子)

國家賠償

臺灣嘉義地方法院民事判決 113年度嘉國簡字第4號 原 告 王○達 真實姓名年籍詳卷 法定代理人 王○名 真實姓名年籍詳卷 林○儀 真實姓名年籍詳卷 訴訟代理人 鄭瑋哲律師 王君毓律師 被 告 嘉義市立○○國民小學 法定代理人 黃○木 真實姓名年籍詳卷 訴訟代理人 趙文淵律師 上列當事人間請求國家賠償事件,本院於民國114年1月8日言詞 辯論終結,判決如下:   主 文 一、被告應給付原告新臺幣5萬元,及自民國113年10月29日起至 清償日止,按年息百分之5計算之利息。 二、原告其餘之訴駁回。 三、訴訟費用由被告負擔百分之13,餘由原告負擔。 四、本判決原告勝訴部分得假執行。但被告如以新臺幣5萬元為 原告預供擔保,得免為假執行。   事實及理由 壹、程序方面:   一、按宣傳品、出版品、廣播、電視、網際網路或其他媒體對為 否認子女之訴、收養事件、親權行使、負擔事件或監護權之 選定、酌定、改定事件之當事人或關係人之兒童及少年,不 得報導或記載其姓名或其他足以識別身分之資訊;行政機關 及司法機關所製作必須公開之文書,除前項第三款或其他法 律特別規定之情形外,亦不得揭露足以識別前項兒童及少年 身分之資訊,兒童及少年福利與權益保障法第69條第1項第3 款、第2項分別定有明文。又所定其他足以識別身分之資訊 ,包括兒童及少年照片或影像、聲音、住所、親屬姓名或其 關係、就讀學校或其班級等個人基本資料,兒童及少年福利 與權益保障法施行細則第21條亦有明文。本件原告係未滿18 歲之兒童,不得揭露足以識別渠等身分之資訊,爰不於判決 內揭露原告、法定代理人、教師之真實姓名年籍,以及就讀 學校、班級等資料。 二、次按依國家賠償法請求國家機關為損害賠償時,應先以書面 向賠償義務機關請求之,且須賠償義務機關拒絕賠償,或自 提出請求之日起逾30日不開始協議,或自開始協議之日起逾 60日協議不成立時,請求權人始得提起損害賠償之訴,國家 賠償法第10條第1項、第11條第1項前段分別定有明文。經查 ,原告主張被告應負國家賠償責任,且原告於起訴前已先以 書面向被告請求賠償,嗣經被告於民國113年3月29日以函文 拒絕原告之請求等情,此有上開函文1份附卷可稽(見本院 卷第13-17頁),堪認原告已踐行起訴前置程序,依前開規 定,原告提起本件國家賠償之訴訟,應予准許。 貳、實體方面:    一、原告主張:  ㈠原告於112年8月30日至112年12月28日就讀被告3年○班,並由 訴外人楊○惠(下稱A師)擔任該班級任導師,A師為被告所 屬之公務員,應受過霸凌防制教育訓練,明知校園霸凌防制 準則第4條第1項第4款所明定之霸凌行為,仍以下列方式, 影響原告正常學習活動,對原告施以霸凌行為,以下分述之 :  1.A師在未曾與原告法定代理人有任何電話或面晤之情況下, 即於112年11月23日以通訊軟體LINE通話向原告母親稱「你 們應該帶原告去看心理醫生」等標籤化及懷有敵意之言語。  2.於112年10月間某日午餐時段,A師要求原告在未吃完蔬菜等 附菜前,不得到餐桶拿當日主菜即魚排1塊,然A師未先留下 或要求其他同學留下1塊魚排予原告,致原告吃完附菜要領 取「老師承諾留在後面吃之魚排」時,魚排已被其他學生先 行吃完,當日即未食用學校提供之完整午餐。  3.於112年12月26日時,因嘉義地區天氣變化大,原告母親為 原告準備深色厚長褲,而未著被告之冬季長褲,詎A師明知 教育部已明確規定學校對違反服裝儀容規定之學生不得處罰 或繞道處罰,且其他同學亦有未著學校冬季長褲之情況下, 竟在課堂上以原告未著被告之冬季長褲為由,要求原告起立 ,並向原告稱:「你沒辦法遵守這裡的校規,就轉到你可以 遵守校規的學校去」等語。  4.原告就讀3年○班期間,A師多次以掌摑臉頰、拍打頭部、手 臂等方式對原告為不當管教。  5.原告就讀3年○班期間,每到午休時段,A師即會命原告將桌 椅搬至走廊罰寫,致原告無從午睡。  ㈡A師所為之上揭行為,原告法定代理人已於113年1月3日向被 告申請霸凌調查,經被告防制校園霸凌因應小組會議於113 年1月30日通過校安通報第0000000號案調查報告書,決議認 定A師所為不成立霸凌,僅屬不當管教。原告法定代理人不 服,於113年3月4日提出申復,經申復審議小組於113年3月2 4日召開審議會議,認定有未盡調查證據、認定事實等程序 上重大瑕疵,命被告重啟調查。被告防制校園霸凌因應小組 會議遂於113年6月27日通過校安通報第0000000號案調查報 告(下稱系爭調查報告),決議認定A師對原告所為符合校園 霸凌防制準則第4條第1項第4款之規定,判定A師對原告成立 校園霸凌事件。  ㈢A師在學校實施教學時對原告為霸凌行為,除造成原告臉部、 頭部、手部等產生紅腫、疼痛外,原告就讀被告3年○班期間 ,上學前吃不下早餐也笑不出來,顯見該霸凌行為已使原告 內心受創,因此至嘉義市欣明心理治療所接受心理治療並轉 學他校就讀,現仍需由該校安排專責教師對原告進行輔導, 是A師之霸凌行為已使原告受有生理上疼痛不適及精神上負 面難過等損害,自屬A師於執行職務行使公權力時,故意侵 害原告之身體及健康權,被告即應負損害賠償責任,爰依國 家賠償法第2條第2項前段、第5條及民法第195條第1項前段 之規定,向被告請求新臺幣(下同)40萬元之精神慰撫金及 法定利息等語,並聲明:被告應給付原告40萬元及自起訴狀 繕本送達翌日起至清償日止,按年息百分之5計算之利息。 請依職權宣告假執行。 二、被告則以:  ㈠依校園霸凌防制準則第4條第2款、第4款規定可知,霸凌行為 係故意針對被害人所為之直接或間接之行為始足以構成,如 非對被害人所為之行為,自非屬霸凌行為,A師並未對原告 為霸凌行為,以下分述之:  1.A師自112年8月31日擔任3年○班導師以來,觀察原告在校期 間與其他同學之表現不同,A師多次輔導鼓勵原告,惟效果 不彰,才會在112年11月23日以LINE與原告母親聯絡,建議 是否可帶原告去看心理醫生,並非有霸凌故意,且A師與原 告母親通話過程係2人間之私人通話,並非在公開場所,故A 師出於善意而對原告母親提出建議,不屬「直接或間接對原 告為故意貶抑、排擠、欺負、騷擾或戲弄等」之行為,亦無 使原告處於「具有歒意或不友善環境,產生精神上、生理上 或財產上之損害,或影響正常學習活動之進行」之狀況,自 不構成對原告標籤化及懷有敵意之言語。  2.A師很早即發現原告較偏好肉食,因此A師請原告先吃主食與 蔬菜,吃完後再吃肉食,112年11月9日該次午餐亦然,A師 先請原告吃完主食與蔬菜,再吃魚排,而當日魚排仍在餐桶 內,因原告比較慢吃完,當日抬餐桶的同學未等原告吃完主 食與蔬菜,即將留有魚排之餐桶抬回廚房,以致原告未能吃 到魚排。A師要求原告先吃主食與蔬菜,吃完後再吃肉食, 其目的在使原告飲食營養均衡,而112年11月9日因抬餐桶的 同學將餐桶抬回廚房,致原告未能吃到魚排,並非A師故意 不准原告吃魚排,是縱認A師未告知同學應將魚排留給原告 ,亦僅屬疏失,既非故意,自與霸凌之定義未合。  3.原告於112年12月26日未穿著制服到校,當天另有位學生因 腳部受傷外,僅原告未穿著學校制服褲到校。由教育部規定 可知學生違反服儀規定,學校不得懲處(記過、警告)學生 ,惟得視其情節,施以適當的輔導管教措施,如正向管教、 口頭糾正、列入日常生活表現紀錄、通知監護人協請處理、 要求可達成管教目的之公共服務等事項,其目的在使學生能 有服從團體紀律之習慣。是A師以口頭糾正原告之輔導管教 措施,雖說詞不妥適,但並未有粗鄙言語、舉動、嘲弄謾罵 或其他輕蔑人的主觀故意,尚難認A師為不當管教。  4.被告否認A師有多次對原告掌摑臉頰、拍打手臂等欺負原告 之行為,A師坦承有輕拍原告頭部,然係因原告上課時不專 心,課本沒翻到老師講課之頁,A師為促原告專心而輕拍其 頭部,並不構成處罰或欺負。A師大可選擇視若無睹又或者 叫學生起立,問學生「老師剛才講到哪裡?」,然A師選擇 輕拍原告頭部提醒原告,是讓原告可以專注又不會引起其他 大部分同學的注意,無疑是維護原告面子又敦促其專心的辦 法,並非以處罰為目的,不構成欺負行為。  5.A師將需要訂正之同學排定下課時間找A師訂正,並將時間、 學生寫在黑板上,如有同學不找老師訂正達5次以上,老師 才會要求該名同學罰寫課文。因原告常未完成作業,A師要 求原告訂正及罰寫課文,符合教師一般管教措施,且從同學 證述可知,A師沒有不准原告喝水、上廁所,因原告不想睡 覺,A師怕原告不睡午覺影響其他同學,且走廊光線較好, 原告自己也同意,因此在午休時間要原告在走廊寫罰寫或安 親班作業,且原告沒寫完,會自動表示可以再加寫一課,A 師從未對原告沒完成課業部分再為其他處罰。原告既然趕寫 功課,午休又不睡午覺,A師要維持安寧讓其他同學午休, 又得原告同意,安排原告在走廊寫功課(並無強制性),實 為兼顧各方需求之最佳選擇,並不屬霸凌、欺負或不當管教 之行為。  ㈡系爭調查報告雖認定A師對原告構成霸凌行為,惟A師與原告 母親通訊為2人之私密對話,A師係出於善意建議,不會使原 告處於具有敵意或不友善環境,不合於霸凌定義;魚排事件 亦非A師之故意行為,亦與霸凌定義有別;A師要求原告穿制 服、補寫作業、輕拍原告頭部,係輔導原告遵守團體紀律、 專心學習並符合原告需求,A師並非以強制性或針對原告為 特別處罰,該報告竟認為A師有排擠、欺負、貶抑原告之行 為,顯有未當。因原告主張之事實與系爭調查報告所認定之 事實並非一致,且系爭調查報告有前揭可議之處,對本件民 事損害賠償自無拘束力可言。  ㈢原告主張A師在學校對其為霸凌行為,多次傷害造成原告臉部 、頭部、手部產生紅腫疼痛,上學前吃不下早餐也笑不出來 云云,惟未提出此部分之證據,原告雖提出其於113年3月7 日、同年月21日至嘉義市欣明心理治療所2次心理諮商之證 明書,惟該證明書上並未記載原因及受到什麼傷害而需心理 諮商,如原告果真受到A師多次霸凌而受有前述傷害,為何 原告母親長達近4個月均未發覺,亦未在LINE中向A師表達抗 議,又原告已於112年12月28日轉學,應立即有脫離苦海之 感覺,為何仍需於轉學後近4個月尋求心理諮商,是否是原 告本即存有適應不良之問題,故原告之請求實無理由等語置 辯。並聲明:原告之訴駁回。如受不利判決,願供擔保請准 免為假執行。 三、得心證之理由:  ㈠按公務員於執行職務行使公權力時,因故意或過失不法侵害 人民自由或權利者,國家應負損害賠償責任。公務員怠於執 行職務,致人民自由或權利遭受損害者亦同,國家賠償法第 2條第2項定有明文。次按教師除應遵守法令履行聘約外,並 負有輔導或管教學生,導引其適性發展,並培養其健全人格 之義務,教師法第32條第1項第4款定有明文。教育部為協助 學校依教師法規定,訂定教師輔導與管教學生辦法,並落實 教育基本法規定,積極維護學生之學習權、受教育權、身體 自主權及人格發展權,且維護校園安全與教學秩序,特訂定 學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項(下稱系爭注意 事項)。參考系爭注意事項第11條、12條、13條第1項、23 條第1項規定,(平等原則)教師輔導與管教學生,非有正當 理由,不得為差別待遇;(比例原則)教師採行之輔導與管教 措施,應與學生違規行為之情節輕重相當,並依下列原則為 之:(一)採取之措施應有助於目的之達成。(二)有多種 同樣能達成目的之措施時,應選擇對學生權益損害較少者。 (三)採取之措施所造成之損害不得與欲達成目的之利益顯 失均衡;(輔導與管教學生應審酌情狀)教師輔導與管教學生 應審酌個別學生下列情狀,以確保輔導與管教措施之合理有 效性:(一)行為之動機與目的。(二)行為之手段與行為 時所受之外在情境影響。(三)行為違反義務之程度與所生 之危險或損害。(四)學生之人格特質、身心健康狀況、生 活狀況與家庭狀況。(五)學生之品行、智識程度與平時表 現。(六)行為後之態度;(教師之一般管教措施)教師基於 導引學生發展之考量,衡酌學生身心狀況後,得採取下列一 般管教措施:(一)適當之正向管教措施。(二)口頭糾正 。(三)在教室內適當調整座位。(四)要求口頭道歉或書 面自省。(五)列入日常生活表現紀錄。(六)通知法定代 理人或實際照顧者,協請處理。(七)要求完成未完成之作 業或工作。(八)適當增加作業或工作。(九)要求課餘從 事可達成管教目的之措施(如學生破壞環境清潔,要求其打 掃環境)。(十)限制參加正式課程以外之學校活動。(十 一)經法定代理人或實際照顧者同意後,留置學生於課後輔 導或參加輔導課程。(十二)要求靜坐反省。(十三)要求 站立反省。但每次不得超過一堂課,每日累計不得超過兩小 時。(十四)在教學場所一隅,暫時讓學生與其他同學保持 適當距離,並以兩堂課為限。(十五)經其他教師同意,於 行為當日,暫時轉送其他班級學習。(十六)其他符合第二 章規定之管教目的及原則,且未使學生身心受到侵害之行為 。上述系爭注意事項所為輔導與管教行為規範,係為維護教 學秩序、確保教育活動之正常進行。A師擔任原告導師,其 從事教育活動,上述規範自得作為判斷其對原告之行為,是 否故意或過失不法侵害原告權利,以及是否具備適法性之衡 量標準。  ㈡A師是否多次對原告為掌摑臉頰、拍打頭部、手臂等行為? 是 否故意或過失不法侵害原告權利?  1.依系爭調查報告,原告於訪談時陳稱:「訂正作業時,可能 我不會,A師就會拍我手臂和臉,我有說我很痛,臉麻麻的 可能有紅起來,有四、五次拍我手臂,兩次拍我的臉。」; 丙生於訪談時陳稱:「我曾看過老師輕輕的拍原告的手臂和 頭。」;A師則於訪談時陳稱:「在指導原告時,因課本沒 有翻到正確頁數,曾用手拍原告的頭部。我沒有打過學生的 臉。原告有一次在我的課沒有專注,有拍原告的頭,原告的 眼神有透露出他不開心,我有感覺到自己行為失當,沒有再 跟原告做後續輔導。我在其他上課有拍原告的手臂兩次。」 (見本院卷第32頁)。由此可知,原告曾於課堂上因不夠專注 ,遭A師以手拍原告頭部至少1次,用手拍原告手臂至少2次 等情,堪以認定。至於原告主張A師有掌摑臉頰的行為,以 及原告因被掌摑臉頰、拍打頭部、手臂導致紅腫疼痛等情, 未據原告舉證以實其說,尚不可採。  2.依系爭注意事項第12條規定可知,教師採行之輔導與管教措 施,應與學生違規行為之情節輕重相當,且有多種同樣能達 成目的之措施時,應選擇對學生權益損害較少者。本件A師 為了促使原告專注於課堂,採取拍打頭部與手臂的方法,衡 酌其手段固然可以達成原告專心於課堂的目的,然應有其他 侵害較少的手段,例如口頭提醒、輕敲學生桌子等手段,同 樣可以達成讓學生專注於課堂的目的,但A師卻選擇拍打頭 部這種極不尊重他人的方式促使原告專注,不但與原告上課 不夠專注的情節顯不相當,且此種舉措經其他同學目睹,應 會使原告感到十分不堪,甚至影響其未來人格健全發展,故 A師拍打頭部的行為即使力道不大,且無證據證明已造成身 體傷害,但仍已對原告的人格權造成侵害。至於A師拍打原 告手臂的行為,縱非適當的舉措,然依社會通念,尚未對原 告的人格權造成侵害。從而,原告主張A師曾以拍打頭部的 方式,故意不法侵害原告的人格權乙節,堪以認定,逾此部 分的主張則無依據。  ㈢A師安排原告於午休時間在教室走廊罰寫,是否故意或過失不 法侵害原告權利?  1.依系爭調查報告,原告於訪談時陳稱:「午休時間會要我搬 桌椅到走廊罰寫不能睡覺,這種情形幾乎每一天都這樣。」 ;乙生於訪談時陳稱:「老師會要原告午休時在走廊寫罰寫 ,因為走廊光線比較好,原告也自己同意。」;丙生於訪談 時陳稱:「因為原告不想睡覺,在寫安親班的作業,所以老 師就叫他在走廊寫作業。」;丁生於訪談時陳稱:「老師會 要求原告午休時在走廊寫課文。近期原告都沒有午休,看起 來心不甘情不願。」;戊生於訪談時陳稱:「因為原告都沒 寫完,所以老師會要他午休的時候在走廊寫罰寫,老師認為 若在教室裡寫會影響別人,所以要他到走廊去寫。」;己生 於訪談時陳稱:「有看過午休時原告在走廊寫作業,原告自 己不想睡時,就要原告搬桌椅到走廊寫課文。」;A師於訪 談時陳稱:「午休原告不睡覺,我就會把檯燈打開要他在我 旁邊寫,因為燈也很暗,所以會要求他到走廊去寫,這學期 大約有五次,我會主動搬桌椅讓原告到走廊罰寫作業。同一 個禮拜有連續三天原告在走廊寫作業。只有原告單獨在走廊 寫作業,我有待在教室關注原告的人身安全。原告沒有主動 要求要在走廊寫作業,過程中家長不知悉在走廊寫作業的狀 況。」(見本院卷第32-33頁)。由此可知,原告經常因未能 完成作業及訂正,A師遂安排原告於午休時間,將課桌椅搬 到走廊,讓原告獨自在走廊罰寫作業,此部分事實應堪認定 。  2.依照被告的抗辯,因原告未能完成作業及訂正,加上原告沒 有午休習慣,走廊光線明亮,故A師安排原告於午休時間在 走廊罰寫作業。足認A師安排原告在走廊罰寫的處置,是對 學生的管教措施,衡酌其手段固然可以達成原告完成A師所 指派罰寫作業之目的,然審酌走廊雖與教室相連,但為無牆 面、窗戶遮蔽之室外空間,難避寒暑,且如果長時間暴露在 陽光下閱讀或書寫,可能造成學童視力受損,絕非適合學童 罰寫作業的場所。佐以A師自承只有安排原告於午休時間在 走廊罰寫,且次數非寡,此種反覆實施標記性之管教措施, 不但會使教室內同儕及經過走廊的不特定人,對原告投以異 樣眼光,且原告單獨於午休期間在走廊罰寫,所處環境與教 室確有所區別,心理上難免有與同學隔離、遭差別待遇感覺 ,已逾越輔導與管教之必要性。應有其他侵害較少的手段, 例如先行確認原告於午休期間不欲休息,與原告家長充分溝 通後,於午休期間安排原告至教師辦公室或學校其他光線充 足的室內場所完成罰寫,或是適當增加原告作業量及安排原 告於放學後留在學校完成作業,這些方法同樣可以達到讓原 告完成罰寫作業之目的,且不會使原告有被孤立於同儕所屬 空間外之標籤化效果,進而傷及其自尊心。從而A師採取的 管教措施非侵害學童權益最小之手段,且違反系爭注意事項 所規範之平等原則、比例原則及合理原則,乃屬不當管教行 為,並因此侵害原告的人格權。  3.被告雖然抗辯原告有同意於午休期間在走廊罰寫等語,並請 求通知原告之三位同學及A師到庭作證,以證明午休期間在 走廊罰寫是強制性或自願性。惟查,原告事發時僅為國小三 年級學童,按其年齡、心智狀況,不僅無同意遭A師安排於 走廊罰寫的能力,且審酌學校與學生間存在特別法律關係, 雙方地位及權利義務不全然對等,一般學童面對師長的要求 ,即便不情願也只能被迫接受,難以期待原告抗拒A師將其 安排於走廊罰寫的可能,故無從以曾經徵詢原告同意,而阻 卻A師所為管教措施之違法性,臺灣高等法院107年度上國字 第13號判決亦同此見解。且原告於事發當時對於遭不當管教 感受及表達能力實屬有限,縱未於第一時間向家人訴苦,也 不能據此推論其樂於經常獨自遭安排於走廊罰寫。綜上所述 ,本件應審酌者,即為A師於午休期間將原告安排在走廊罰 寫的管教措施是否適法妥當,以及該等管教措施是否因此侵 害原告的人格權,至於A師有無徵得原告同意則非本件應審 酌的重點,故被告前開抗辯為無理由,其證據調查之聲請亦 無必要。  ㈣原告主張A師其餘行為,是否故意或過失不法侵害原告權利?  1.原告主張A師於112年11月23日以通訊軟體LINE通話向原告母 親稱「你們應該帶原告去看心理醫生」乙情,為被告所不爭 執,堪信為真,然審酌該段對話是存在於A師與原告母親之 間,而非直接向原告傳達,故無從對原告造成人格權侵害。  2.原告主張於112年10月間某日午餐時段,A師要求原告在未吃 完蔬菜等附菜前,不得到餐桶拿當日主菜即魚排1塊,然A師 未先留下或要求其他同學留下1塊魚排予原告,致原告吃完 附菜要領取魚排時,魚排已被其他學生先行吃完,當日即未 食用學校提供之完整午餐乙情,為被告所不爭執,堪信為真 。然審酌A師目的在使原告飲食營養均衡,縱使因疏失致原 告未能吃到魚排,對原告造成的權益損失尚屬輕微,未達到 侵害人格權的程度。  3.原告主張於112年12月26日時,未著學校之冬季長褲,A師因 此在課堂上以原告未著被告之冬季長褲為由,要求原告起立 ,並向原告稱:「你沒辦法遵守這裡的校規,就轉到你可以 遵守校規的學校去」等語,為被告所不爭執,堪信為真。而 依國民小學訂定學生服裝儀容規定之原則第7條可知,學校 對於違反服裝儀容規定之學生,不得加以處罰。審酌學校對 於學生服裝儀容規範之目的,在使學生能有服從團體紀律之 習慣,故A師以前開言詞口頭糾正原告,而未加以處罰,尚 屬合理的輔導管教措施,雖部分言論涉及A師個人意見的表 達,使原告感到不快,然言語本身不存在粗鄙、嘲弄、謾罵 或其他輕蔑他人的情節,故難認A師的言語侵害原告的人格 權。  4.系爭調查報告雖認定A師對原告上開行為構成霸凌,惟不拘 束本院的判斷,且A師的行為是否為不當管教或構成霸凌, 與國家賠償成立的要件不盡相同。本院審酌A師上開三行為 ,即便與前述拍頭、罰寫事件綜合觀察,亦難認有不法侵害 原告人格權的情事,故原告此部分主張及精神慰撫金的請求 並無理由。  ㈤精神慰撫金之審酌:  1.按國家損害賠償,除依本法規定外,適用民法規定。國家負 損害賠償責任者,應以金錢為之。國家賠償法第5條、第7條 第1項前段有所明文。又按不法侵害他人之身體、健康、名 譽、自由、信用、隱私、貞操,或不法侵害其他人格法益而 情節重大者,被害人雖非財產上之損害,亦得請求賠償相當 之金額,民法第195條第1項前段亦有規定。查A師係被告所 屬教師,其拍打原告頭部及安排原告於走廊罰寫等行為,係 不法侵害原告之人格法益而情節重大,原告據此請求被告應 負國家賠償責任,自屬有據。  2.又按慰藉金之多寡,應斟酌雙方之身分、地位、資力與加害 之程度及其他各種情形核定相當之數額。其金額是否相當, 自應依實際加害情形與被害人所受之痛苦及雙方之身分、地 位、經濟狀況等關係決定之(最高法院51年度台上字第223 號判例意旨、85年度台上字第460號判決意旨參照)。查原 告於事發時為國小學童,原應有快樂的學校學習過程與經驗 ,遭導師不當管教措施,致其人格權遭受侵害,堪認其精神 上自受有一定程度之痛苦。至於原告提出欣明心理治療所的 心理諮商證明書為佐(見本院卷第41頁),固可證明原告曾於 113年3月7日、21日至心理治療所接受心理師心理諮商的事 實,然不能證明原告因A師本件行為所受精神痛苦的程度為 何。本院衡酌原告之身分、地位、經濟能力、侵害情狀、原 告遭權利侵害之次數非單一,被告為國民教育專責學校,其 所屬教師未能專業施教以保障原告權益等一切情狀,認原告 所得請求精神慰撫金,以5萬元為適當。準此,原告依國家 賠償法第2條第2項、民法第195條第1項規定,得請求被告賠 償金額應為5萬元,逾此部分的請求則無理由,應予駁回。  ㈥末按遲延之債務,以支付金錢為標的者,債權人得請求依法 定利率計算之遲延利息。給付無確定期限者,債務人於債權 人得請求時,經其催告而未為給付,自受催告時起,負遲延 責任。其經債權人起訴而送達訴狀,或依督促程序送達支付 命令,或為其他相類之行為者,與催告有同一之效力,民法 第233條第1項、第229條第2項分別定有明文。本件原告請求 被告給付之損害賠償,係以支付金錢為標的,且無確定期限 ,故原告請求自起訴狀繕本送達翌日即113年10月29日(送達 證書見本院卷第57頁)起至清償日止,按年息百分之5計算之 利息,為有理由。 四、綜上所述,原告依國家賠償法第2條第2項、民法第195條第1 項等規定,請求如主文第1項所示,為有理由,應予准許。 逾此範圍之請求,則無理由,應予駁回。 五、本件原告勝訴部分係依民事訴訟法第427條規定適用簡易訴 訟程序所為被告敗訴之判決,爰依同法第389條第1項第3款 規定,依職權宣告假執行。而被告陳明願供擔保請准宣告免 為假執行,經核尚無不合,爰酌定相當擔保金額准許之。 六、本件事證已臻明確,兩造其餘攻擊防禦方法及證據,核與判 決之結果不生影響,爰不一一論列,併此敘明。 七、訴訟費用負擔之依據:民事訴訟法第79條。   中  華  民  國  114  年  1   月  22  日          臺灣嘉義地方法院嘉義簡易庭                法 官 陳劭宇 以上為正本係照原本作成。 如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本庭(嘉義市○○路 000○0號)提出上訴狀(均須按他造當事人之人數附繕本)。如 委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。 中  華  民  國  114  年  1   月  22  日                書記官 阮玟瑄

2025-01-22

CYEV-113-嘉國簡-4-20250122-1

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