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台上
最高法院

加重詐欺等罪

最高法院刑事判決 113年度台上字第4586號 上 訴 人 李泓緯 上列上訴人因加重詐欺等罪案件,不服臺灣高等法院臺南分院中 華民國113年6月27日第二審判決(113年度金上訴字第826號,起 訴案號:臺灣雲林地方檢察署112年度偵字第12185號),提起上 訴,本院判決如下: 主 文 上訴駁回。 理 由 一、按刑事訴訟法第377條規定,上訴於第三審法院,非以判決 違背法令為理由,不得為之。是提起第三審上訴,應以原判 決違背法令為理由,係屬法定要件,且必須依據卷內訴訟資 料為具體之指摘,並足據以辨認原判決已具備違背法令之形 式者,始屬相當。本件第一審判決認定上訴人李泓緯有如其 犯罪事實欄即其附表一及附表二所載之犯行,附表一部分, 論以參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財(下稱加重詐欺 取財)及一般洗錢罪;附表二編號1、2部分,均論以加重詐 欺取財及一般洗錢罪;附表二編號3部分,論以加重詐欺取 財未遂及一般洗錢未遂罪,並皆依想像競合犯規定,從一重 論處加重詐欺取財既遂(共3罪)及未遂罪刑,分別量處如 其附表一、二「主文」欄所示之刑,並合併定其應執行刑為 有期徒刑2年2月,及為相關之沒收、沒收追徵之諭知。第一 審判決後,上訴人明示僅就上開量刑部分上訴;原審審理結 果,認第一審判決之量刑尚屬妥適,因而維持第一審關於量 刑部分之判決,駁回上訴人在第二審之上訴,已詳敘其量刑 審酌裁量之理由,俱有卷存證據資料可資覆按。 二、按刑罰之量定為事實審法院之職權,倘其量刑合於法律所規 定之範圍,並無顯然失當或違反公平、比例及罪刑相當原則 者,自不能任意指為違法而執為適法之第三審上訴理由。第 一審判決於量刑時以上訴人之責任為基礎,依刑法第57條各 款所列事項,具體審酌上訴人參與本件犯罪之分工程度、所 為加重詐欺取財犯行之次數、被害人人數與所受損失多寡, 犯後坦承犯行,及其所犯參與犯罪組織與一般洗錢罪部分分 別有組織犯罪防制條例第8條第1項後段及修正前洗錢防制法 第16條第2項關於在偵、審中自白減輕其刑規定之適用,而 於量刑時審酌及之,併同上訴人之智識程度、家庭生活與經 濟狀況等一切情狀,量處如前揭所示之刑。原判決認為第一 審判決之量刑,尚稱妥適,予以維持,而駁回上訴人在第二 審之上訴。核原判決對於科刑輕重之審酌及裁量,並未逾越 法律授權之界限與範圍,亦無明顯違背公平、比例及罪刑相 當原則之情形,自不能任意指摘為違法。上訴意旨猶謂原判 決未充分審酌其為求職而遭詐騙並被迫加入詐欺集團犯罪, 亦願與被害人和解,犯罪惡性尚輕云云,據以指摘原判決之 量刑不當云云,要非依據卷內資料具體指摘原判決究有如何 違背法令之情形,徒就原審量刑職權之適法行使,再事爭執 ,顯不足據以辨認原判決已具備違背法令之形式。依首揭說 明,其上訴為違背法律上之程式,應併予駁回。 據上論結,應依刑事訴訟法第395條前段,判決如主文。 中  華  民  國 114 年 3 月 19 日 刑事第八庭審判長法 官 林瑞斌 法 官 朱瑞娟 法 官 黃潔茹 法 官 高文崇 法 官 林英志 本件正本證明與原本無異 書記官 林明智 中  華  民  國 114 年 3 月 20 日

2025-03-19

TPSM-113-台上-4586-20250319-1

臺灣雲林地方法院

毀損等

臺灣雲林地方法院刑事判決 114年度易字第35號 公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 陳子宏 上列被告因毀損等案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第958 3號),本院判決如下:   主 文 陳子宏犯毀損他人物品罪,處拘役肆拾日,如易科罰金,以新臺 幣壹仟元折算壹日。   犯罪事實 一、陳子宏因認曾士宥積欠其款項而心生不滿,竟基於毀損他人 物品之犯意,於民國113年7月12日晚上8時50分許,手持棍 棒1支(未扣案)前往雲林縣○○鄉○○路0○00號之曾士宥住處 (下稱本案住處),而持該支棍棒敲砸曾志勝(即曾士宥之 父)所管領使用並停放在本案住處前方之車牌號碼000-000 號普通重型機車(下稱本案機車)以及本案住處所裝設之某 扇對外防盜窗戶(下稱本案窗戶),造成本案機車之左後照 鏡、儀表板均破裂及本案窗戶之防盜桿凹陷,足以生損害於 曾志勝(陳子宏涉犯恐嚇危害安全罪嫌部分,經本院認犯罪 嫌疑不足而不另為無罪之諭知,詳下述)。嗣因當時人在本 案住處內之曾志勝報警處理,始查悉上情。 二、案經曾志勝訴由雲林縣警察局斗六分局報告臺灣雲林地方檢 察署檢察官偵查後起訴。   理 由 一、程序事項: (一)本案被告陳子宏經合法傳喚,無正當理由於審判期日不到庭 ,而因本院認本案應對被告科以拘役刑(詳下述),爰依刑 事訴訟法第306條之規定,不待其陳述,由檢察官一造辯論 而逕行判決。 (二)證據能力: 1、本案認定犯罪事實所引用之卷內被告以外之人於審判外之陳 述,檢察官於辯論終結前未對該等陳述之證據能力聲明異議 ,而被告經合法傳喚於本院審理程序無正當理由未到庭,亦 未於辯論終結前提出書狀對該等陳述之證據能力表示意見, 本院復審酌前揭陳述作成時之情況,並無違法取證之瑕疵, 亦認以之作為證據為適當,是本案有關被告以外之人於審判 外之言詞或書面陳述等供述證據,自均得為證據。 2、本案認定犯罪事實所引用之卷內非供述證據,並無證據證明 係實施刑事訴訟程序之公務員違背法定程序所取得,且經本 院於審理程序中提示並告以要旨而為調查時,檢察官未表示 該等非供述證據不具證據能力,而被告經合法傳喚於本院審 理程序無正當理由未到庭,亦未於辯論終結前提出書狀對該 等證據之證據能力表示意見,自應認均具有證據能力。   二、經查,上揭被告手持棍棒敲砸本案機車及本案窗戶乙情,業 據被告於警詢時供承不諱(偵卷第15至17頁),佐以證人即 告訴人曾志勝於警詢時證稱:我的機車及防盜窗遭被告持球 棒毁損,毀損狀況為機車之左後照鏡及儀表版破裂、防盜窗 有凹陷情形等節明確(偵卷第23至26頁),並有本案住處外 之監視器錄影畫面截圖、本案機車及本案窗戶之照片等附卷 為憑(偵卷第35至41頁),足認上揭被告所為手持棍棒敲砸 本案機車及本案窗戶之行為,確已造成本案機車之左後照鏡 、儀表板均破裂及本案窗戶之防盜桿凹陷,是本案被告之毀 損犯行顯屬明確,應予依法論罪科刑。  三、核被告所為,係犯刑法第354條之毀損他人物品罪。 四、爰以行為人之責任為基礎,審酌被告不思尊重他人之財產法 益,竟以手持棍棒敲砸之方式毀損本案機車之左後照鏡、儀 表板及本案窗戶之防盜桿,被告所為實屬不該;又被告迄本 案判決前,尚未以成立和解、調解或其他方式填補本案犯行 所生損害;另考量被告之前案紀錄等素行資料,以及被告於 警詢時供承其有實施本案行為之犯後態度,暨被告於本案警 詢時自陳之職業、教育程度、家庭經濟狀況(參偵卷第15頁 之被告調查筆錄)等一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭 知易科罰金之折算標準,以資懲儆。 五、被告於本案犯行所用之棍棒1支,雖經被告於警詢時自承係 其所有之物,惟該支棍棒既未據扣案、難以特定,且被告於 警詢時供稱其已丟棄該支棍棒(偵卷第21頁),則若予宣告 沒收、追徵,不僅徒增執行之勞費,亦未必有助於預防犯罪 ,實欠缺宣告沒收或追徵之刑法上重要性,本院爰不予宣告 沒收、追徵該支棍棒。 六、不另為無罪之諭知: (一)公訴意旨另主張:被告於犯罪事實所載之時間、地點,持棍 棒大聲向告訴人咆哮「其子應該還錢」等語,並實施上揭手 持棍棒敲砸本案機車及本案窗戶之行為,以此方式使告訴人 心生畏懼,故本案被告所為尚涉犯刑法第305條之恐嚇危害 安全罪嫌等語。 (二)惟按刑法第305條恐嚇罪所稱以加害生命、身體、自由、名 譽、財產之事恐嚇他人者,係指以使人生畏怖心為目的,而 通知將加惡害之旨於被害人而言;刑法上之恐嚇危害於安全 罪,係指行為人以未來之惡害通知被害人,使其發生畏怖心 理而言(最高法院52年台上字第751號、86年度台上字第750 2號判決意旨參照)。 (三)經查,被告於犯罪事實所載之時間、地點,持有棍棒並向告 訴人口出「叫曾士宥(告訴人之子)要還錢了」等語乙節, 固有證人即告訴人於警詢時之證述為據(偵卷第24頁),且 被告有實施上揭手持棍棒敲砸本案機車及本案窗戶之毀損行 為乙情,亦經本院認定明確如前。然而,本案被告手持棍棒 前往本案住處並實施上揭毀損行為,既係肇因於其認曾士宥 (告訴人之子)積欠其款項而心生不滿,且係在曾士宥並未 當場見聞之情況下實施該毀損行為,則被告是否僅係單純透 過該毀損行為來發洩、表達自身不滿而不具以之作為惡害通 知之恐嚇危害安全犯意,尚非無疑。再者,就本案被告手持 棍棒前往本案住處並實施上揭毀損行為之過程,公訴意旨僅 主張被告有對告訴人口出有關要求曾士宥(告訴人之子)償 還款項之言語,而未舉證、主張被告有對告訴人口出指涉「 若曾士宥不償還款項,將會另加害生命、身體、自由、名譽 、財產」等意涵之言語,益徵本案被告有無以「未來之惡害 」通知告訴人,容存有疑義。基此,依公訴意旨所主張之本 案被告行為,實難遽認被告係以該等行為對告訴人為(暗示 )惡害通知,縱告訴人自陳其於案發當時因擔憂可能遭被告 持棍棒毆打而心生畏懼(參偵卷第24頁),仍無從率認本案 被告所為已該當以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事 恐嚇他人之恐嚇危害安全犯行。 (四)綜上所述,公訴人就本案所提出之事證,僅能證明前揭業經 本院認定之被告毀損他人物品犯行,而未能使本院就公訴意 旨認本案被告所為另涉犯刑法第305條之恐嚇危害安全罪嫌 部分達於無合理懷疑之程度,此部分當屬不能證明被告犯罪 ,本應就此部分諭知無罪之判決,惟因公訴意旨認被告就此 部分與前經本院論罪之毀損他人物品犯行,為想像競合犯之 關係,本院爰就此部分不另為無罪之諭知。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第306條,判決 如主文。 本案經檢察官劉建良提起公訴,檢察官黃薇潔到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  19  日          刑事第四庭 法 官 蔡宗儒 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)。「切 勿逕送上級法院」。                 書記官 韋智堯  中  華  民  國  114  年  3   月  19  日 附錄本案論罪法條全文: 中華民國刑法第354條 毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用,足以生損害於 公眾或他人者,處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金 。

2025-03-19

ULDM-114-易-35-20250319-1

臺灣雲林地方法院

竊盜

臺灣雲林地方法院刑事判決 114年度易字第236號 聲 請 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 李明耿 上列被告因竊盜案件,經檢察官聲請簡易判決處刑(113年度偵 字第10817號),本院虎尾簡易庭受理後(114年度虎簡字第37號 )認不得逕以簡易判決處刑,改由本院刑事庭依通常程序審理, 並判決如下:   主 文 本件公訴不受理。   理 由 一、公訴意旨略以:如聲請簡易判決處刑書所載(如附件) 二、按聲請簡易判決處刑,與起訴有同一之效力;起訴之程序違 背規定者,應諭知不受理之判決,並得不經言詞辯論為之, 刑事訴訟法第451條第3項、第303條第1款、第307條分別定 有明文。復按所謂「起訴」者,係指案件繫屬於法院之日而 言(最高法院81年度台上字第876號、90年度台非字第368號 判決意旨參照)。而刑事訴訟係對於特定被告之特定犯罪事 實所進行之程序,被告在刑事訴訟上具有為訴訟主體及訴訟 客體之地位,不僅是刑事訴訟之當事人,更為訴訟程序之對 象。如於檢察官偵查中,被告死亡,依刑事訴訟法第252條 第6款之規定,檢察官應為不起訴之處分(職權不起訴), 以終結其偵查程序。如於法院審理中,被告死亡者,法院始 依刑事訴訟法第303條第5款之規定為不受理之判決,以終結 其訴訟關係。倘檢察官偵查時,被告業已死亡,而檢察官仍 向該管法院起訴者,因檢察官提出起訴書於管轄法院產生訴 訟繫屬時,該被告早已死亡,訴訟主體業已失其存在,訴訟 程序之效力並不發生,其起訴程序違背規定至明,此際法院 即應依刑事訴訟法第303條第1款規定,判決不受理。又檢察 官聲請以簡易判決處刑之案件,法院於審理後認應為不受理 判決之諭知者,應適用通常程序審判之,刑事訴訟法第451 條之1第4項但書第3款、第452條亦分有明定。 三、本件被告李明耿因竊盜案件,經檢察官聲請簡易判決處刑( 與起訴有同一效力),於民國114年2月24日繫屬於本院虎尾 簡易庭,有法院前案紀錄表、臺灣雲林地方檢察署114年2月 24日雲檢智士113偵字10817第號函及該函上之本院收案章戳 在卷可稽(虎簡卷第5至15頁),惟被告業於本案繫屬前之1 13年12月8日死亡,有被告之個人戶籍資料查詢結果1份(虎 簡卷第19頁)在卷可參。是以,檢察官就本案聲請簡易判決 處刑繫屬本院之前,被告即已死亡,依照前開說明,本件聲 請簡易判決處刑自屬程序違背規定,爰改由本院刑事庭依通 常程序審理,並不經言詞辯論,逕為不受理之判決。 四、據上論斷,應依刑事訴訟法第452條、第303條第1款、第307 條,判決如主文。 本案經檢察官黃立夫聲請簡易判決處刑。 中  華  民  國  114  年  3   月  19  日          刑事第三庭 法 官 鄭苡宣 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)。「切 勿逕送上級法院」。                書記官 林恆如 中  華  民  國  114  年  3   月  19  日 附件: 臺灣雲林地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                    113年度偵字第10817號   被   告 李明耿 男 43歲(民國00年0月00日生)             住雲林縣○○鎮○○里○○0號             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因竊盜案件,業經偵查終結,認為宜聲請以簡易判決處 刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、李明耿前因公共危險案件,於民國111年2月25日執行完畢。   詎其仍不知悔改,意圖為自己不法之所有,基於竊盜之犯意 ,於113年8月24日4時25分許,在雲林縣○○鎮○○里○○路00號( 統一超商星光門市)前停車場,徒手竊取甲○○停放於該處之 腳踏車1輛,得手後騎乘離去。嗣經甲○○發覺上開物品遭竊 ,經報警處理,為警循線查悉上情。 二、案經甲○○訴由雲林縣警察局西螺分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、被告李明耿經傳未到庭應訊,然於警詢對上揭犯罪事實,坦   承不諱,核與證人即告訴人甲○○於警詢時證述情節大致相符 ,並有雲林縣警察局西螺分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、 贓物認領保管單、雲林縣警察局西螺分局西螺派出所受(處) 理案件證明單、受理各類案件紀錄表及監視器影像截圖等附 卷可稽,被告任意性之自白經核與事實相符,被告上開竊盜 犯行堪予認定。 二、核被告李明耿所為,係犯刑法第320條第1項普通竊盜罪嫌。   被告曾受有期徒刑之刑執行完畢,5年內故意再犯本件有期 徒刑之罪,為累犯,請參照大法官釋字第775解釋意旨,審 酌是否依同法第47條第1項之規定,加重其刑。至被告所竊 得之腳踏車1輛,業已發還被害人,爰不聲請沒收。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此 致 臺灣雲林地方法院 中  華  民  國  114  年  1   月  24  日                檢 察 官 黃 立 夫 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  114  年  2   月  16  日                書 記 官 林 于 芯 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。 當事人注意事項: (一)本件係依據刑事訴訟法簡易程序辦理,法院得不傳喚被告    、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑。 (二)被告、告訴人、被害人對告訴乃論案件,得儘速試行和解    ,如已達成民事和解而要撤回告訴,請告訴人寄送撤回告    訴狀至臺灣雲林地方法院。 (三)被告、告訴人、被害人對本案案件認有受傳喚到庭陳述意    見之必要時,請即以書狀向臺灣雲林地方法院陳明。

2025-03-19

ULDM-114-易-236-20250319-1

金訴
臺灣嘉義地方法院

加重詐欺等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 114年度金訴字第288號 公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 蔡垣宥 (另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中) 上列被告因詐欺等案件,經檢察官追加起訴(113年度偵字第239 6號),本院判決如下:   主  文 本件公訴不受理。   理  由 一、本件追加起訴意旨如追加起訴書所載(如附件)。 二、按刑事訴訟法第265條之追加起訴,係就與已經起訴之案件 、無單一性不可分關係之相牽連犯罪(指刑事訴訟法第7條 所列案件),在原起訴案件第一審辯論終結前,藉原訴之便 而加提獨立之新訴,俾與原起訴案件合併審判,以收訴訟經 濟之效。故起訴之追加,須於第一審辯論終結前始得為之, 此為追加起訴時間上之限制,而起訴之追加既係利用舊訴之 訴訟程序提起,自以有本案之存在為前提,其已無本案之訴 可資附麗者,即無許其追加之餘地。違反上開之規定而追加 起訴者,顯屬不合,其追加起訴之程序違背規定,應諭知不 受理之判決,並無所謂追加起訴祇須具備刑事訴訟法第264 條第2項規定之法定記載程式,即可不論是否合法,均應以 實體判決終結其訴訟關係之可言(最高法院100年度台非字 第107號判決意旨參照)。 三、經查,檢察官以本件與本院114年度金訴字第195號被告蔡垣 宥詐欺案件,為一人犯數罪之相牽連案件,向本院追加起訴 ,並於民國114年3月12日繫屬本院,有本院收文章日期戳印 可稽,惟本院114年度金訴字第195號案件,業於114年3月11 日辯論終結,並於114年3月19日宣示判決,有該案114年3月 11日之簡式審判筆錄附卷可參,是檢察官於該案第一審辯論 終結後,始為本件追加起訴,依前揭說明,本件追加起訴之 程序於法即有未合,爰不經言詞辯論,逕諭知不受理之判決 。 據上論斷,應依刑事訴訟法第303條第1款、第307條,判決如主 文。 本案經檢察官陳昱奉追加起訴。 中  華  民  國  114  年  3   月  19  日          刑事第七庭 法 官 卓春慧 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備 理由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。 中  華  民  國  114  年  3   月  19  日                書記官 高文靜 附件:      臺灣嘉義地方檢察署檢察官追加起訴書                    113年度偵字第2396號 被   告 蔡垣宥 上列被告因詐欺等案件,業經偵查終結,因與本署檢察官113年 度偵字第13945號提起公訴之案件(審理案號:114年度金訴字第 195號,修股)為相牽連案件,認應追加起訴,茲將犯罪事實及 證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、蔡垣宥自民國112年3月起,基於參與犯罪組織之犯意,加入 由「蔡鎧濃」組成三人以上以實施詐術為手段,並具有持續 性、牟利性及結構性之詐欺犯罪組織(所涉組織犯罪防制條例 第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌部分,業經臺灣雲林地 方檢察署檢察官以113年度偵字第4019、4021、4022、4023 、4024、4025、4609、4610、4611、6209、7897號提起公訴 ,不在本件追加範圍),蔡垣宥並提供名下之陽信商業銀行 帳號000-000000000000號帳戶(下稱陽信帳戶),供作人頭 帳戶最終匯款收款之用,並由蔡垣宥負責臨櫃提領贓款後, 再將被害人之贓款轉交予詐騙集團水房人員。嗣蔡垣宥即與 該詐欺集團成員間,共同意圖為自己不法之所有,基於三人 以上詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源及去向之犯意 聯絡,由該詐欺集團之成員於如附表所示之時間,對如附表 所示之人施以如附表所示之詐術,致如附表所示之人陷於錯 誤,而於如附表所示之時間匯款如附表所示之款項至如附表 所示之帳戶內,復經層層轉匯至本案陽信帳戶,再由蔡垣宥 別於112年8月15日12時31分許,在嘉義市○區○○路000號陽信 銀行嘉義分行內,臨櫃提領新臺幣(下同)300萬元,再於 不詳地點,轉交予詐騙集團成員,以此層層轉帳之方式,製 造金流之斷點。 二、案經李盈璇、李珊珊、廖秀枝、張偉傑、陳蜀冀、高春美訴 由臺北市政府警察局中正第一分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實: 編號 證據名稱 待證事實 1 被告蔡垣宥之自白。 被告坦承上開犯罪事實全部。 2 告訴人李盈璇、李珊珊、廖秀枝、張偉傑、陳蜀冀、高春美之指訴及渠等所提出與詐欺集團之對話紀錄截圖、匯款收據及轉帳交易明細截圖。 佐證被告上開犯罪事實。 3 1.臺北富邦商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶(戶名鄭慈惠)申請人基本資料及交易明細。 2.合作金庫商業銀行000-0000000000000號帳戶(戶名蔡宇宸)申請人基本資料及交易明細。 3.合作金庫商業銀行000-0000000000000號帳戶(戶名幻想空間企業社)申請人基本資料及交易明細。 4.陽信商業銀行000-000000000000號帳戶(戶名蔡垣宥)申請人基本資料及交易明細。 佐證被告上開犯罪事實。 4 ①內政部警政署反詐騙案件紀錄表。 ②受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表。 ③受(處)理案件證明單。 佐證告訴人等被騙之事實。 5 陽信銀行取款憑條及被告於陽信銀行嘉義分行提領贓款之監視器畫面截圖。 佐證被告有提領告訴人等被騙贓款之事實。 6 被告與另案被告張茵華(幣商名稱:青雲商行)買賣虛擬貨幣對話紀錄截圖。 佐證被告所屬之「蔡鎧濃」詐欺水房集團,慣常以假幣商對話紀錄作為掩護,包裝被害人被騙贓款金流之事實。 二、按行為後法律有變更者,適用行為時之法律,但行為後之法 律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後,洗錢防制法業經於民國1 13年7月31日公布修正,並於同年0月0日生效施行。修正前 洗錢防制法第14條第1項規定:「有第2條各款所列洗錢行為 者,處7年以下有期徒刑,併科新臺幣5百萬元以下罰金。」 修正後洗錢防制法第19條第1項則規定:「有第2條各款所列 洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併科新臺幣1億 元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元 者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元以下 罰金。」,經比較新舊法,修正後洗錢防制法第19條第1項 後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之 法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑,且屬得易科罰金之 罪,應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利 於被告,依刑法第2條第1項但書規定,應適用修正後之洗錢 防制法第19條第1項後段規定。 三、核被告所為,係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財罪嫌、修正後之洗錢防制法第19條第1項後段 之一般洗錢罪嫌。又詐欺集團成員彼此間,雖因分工不同, 未必均認識或確知彼此參與分工細節,然既各自參與詐欺集 團取得被害人財物全部犯罪計劃之一部分行為,相互利用, 以共同達成不法所有之犯罪目的,自應共負其責,是被告上 開犯行,與蔡鎧濃等所屬該詐欺集團其他成員間,有犯意聯 絡及行為分擔,應論以共同正犯。又被告所犯三人以上共同 犯詐欺取財罪及一般洗錢罪,係以一行為觸犯數罪名,為想 像競合犯,請依刑法第55條之規定從一重論以刑法第339條 之4第1項第2款之三人以上共同犯加重詐欺取財罪。被告就 附表編號1至7所示三人以上共同詐欺取財犯行,犯意各別, 詐騙對象相異,應予分論併罰。至被告之犯罪所得,請依刑 法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收,如全部或一部不能 沒收或不宜執行沒收時,請追徵其價額。 四、按數人共犯一罪,為相牽連之案件,且於第一審辯論終結前 ,得就與本案相牽連之犯罪追加起訴,刑事訴訟法第7條第1 款、第265條第1項分別定有明文。經查被告前因涉犯加重詐 欺案件,業經本檢察官113年度偵字第13945號提起公訴,現 由貴院(修股)以114年度金訴字第195號案件審理中,有該 案起訴書及刑案資料查註紀錄表各1份在卷足憑。本件與前 開案件係屬一人犯數罪之關係,核屬刑事訴訟法第7條第1款 之相牽連案件,依前開規定,爰依法追加起訴。 四、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。   此 致 臺灣嘉義地方法院 中  華  民  國  114  年  2   月  26  日              檢 察 官 陳 昱 奉 本件證明與原本無異。 中  華  民  國  114  年  3   月  7   日              書 記 官 龔 玥 樺 本案所犯法條: 刑法第339條之4第1項第2款 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者,處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑,得併科 1 百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具,   對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或   電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 修正後洗錢防制法第19條第1項 有第二條各款所列洗錢行為者,處三年以上十年以下有期徒刑, 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者,處六月以上五年以下有期徒刑,併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表: 編號 被害人 詐騙時間 詐騙方式 匯款時間、帳戶及金額(新臺幣) 【第一層】 匯款時間、帳戶及金額(新臺幣) 【第二層】 匯款時間、帳戶及金額(新臺幣) 【第三層】 匯款時間、帳戶及金額(新臺幣) 【第四層】 提領時間、地點、金額(新臺幣) 1 李盈璇 (提告) 112年7月27日9時36分許 假投資 112年8月15日8時36分許,轉帳10萬元,至鄭慈惠申辦之台北富邦商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶。 112年8月15日8時43分許匯款10萬元至蔡宇宸所申請合作金庫商業銀行000-0000000000000號帳戶。 112年8月15日10時28分許匯款112萬5000元至幻想空間企業社(負責人康宗凱)所申請合作金庫商業銀行000-0000000000000號帳戶。 112年8月15日11時16分許匯款112萬元至蔡垣宥所申請陽信商業銀行000-000000000000號帳戶。 112年8月15日12時31分許,於陽信銀行嘉義分行提領300萬元 2 李珊珊 (提告) 112年7月27日9時17分許 假投資 112年8月15日9時1分許,轉帳5萬元,至鄭慈惠申辦之台北富邦商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶。 112年8月15日9時19分許匯款10萬元至蔡宇宸所申請合作金庫商業銀行000-0000000000000號帳戶。 3 廖秀枝 (提告) 112年7月27日12時5分許 假投資 112年8月15日9時11分及9時13分許分別轉帳3萬元及2萬元,至鄭慈惠申辦之台北富邦商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶。 4 張偉傑 (提告) 112年7月13日14時14分許 假投資 112年8月15日9時43分許,轉帳5萬元,至鄭慈惠申辦之台北富邦商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶。 112年8月15日10時10分許匯款34萬9500元(包含左列15萬元)至蔡宇宸所申請合作金庫商業銀行000-0000000000000號帳戶。 5 陳蜀冀 (提告) 112年8月15日10時5分許 假投資 112年8月15日10時5分許,轉帳10萬元,至鄭慈惠申辦之台北富邦商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶。 6 高春美 (提告) 112年8月4日9時16分許 假投資 112年8月15日10時17分許,轉帳35萬元,至鄭慈惠申辦之台北富邦商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶。 112年8月15日10時21分許匯款37萬9500元(包含左列35萬元)至蔡宇宸所申請合作金庫商業銀行000-0000000000000號帳戶。

2025-03-19

CYDM-114-金訴-288-20250319-1

上訴
臺灣高等法院臺南分院

違反槍砲彈藥刀械管制條例

臺灣高等法院臺南分院刑事判決 113年度上訴字第1556號 上 訴 人 即 被 告 黃世清 選任辯護人 劉嘉堯律師 上列上訴人因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件,不服臺灣雲林地 方法院112年度訴字第90號中華民國113年7月30日第一審判決( 起訴案號:臺灣雲林地方檢察署111年度偵字第3195號),提起 上訴,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   事 實 一、黃世清明知屬於槍砲主要組成零件之槍管、具殺傷力之子彈 ,均係槍砲彈藥刀械管制條例所管制之違禁物,未經許可, 不得持有,竟基於持有槍砲主要組成零件、具殺傷力子彈之 犯意,於民國110年下半年間,自彰化縣某模型店及網路上 購得附表編號1所示具殺傷力之子彈39顆、編號2所示具殺傷 力之子彈11顆、編號6所示之槍管1支而持有之。嗣經警於11 1年4月12日20時45分許,在雲林縣麥寮鄉○○路與○○路之交岔 路口對其實施攔查,為警在其所駕駛車牌號碼0000-00號自 用小客車內扣得附表所示之物,始悉上情。 二、案經雲林縣警察局臺西分局報告臺灣雲林地方檢察署檢察官 偵查起訴。   理 由 壹、程序部分(證據能力): 一、本案所蒐集之證據資料,應認有證據能力:  ㈠按學理上所稱之「陷害教唆」,屬於「誘捕偵查」型態之一 ,而「誘捕偵查」,分為「創造犯意型」、「提供機會型」 2種。前者,係指行為人原無犯罪之意思,純因具有司法警 察權者之設計誘陷,以唆使其萌生犯意,待其形式上符合著 手於犯罪行為之實行時,再予逮捕者。後者,係指行為人原 已犯罪或具有犯罪之意思,具有司法警察權之偵查人員於獲 悉後為取得證據,僅係提供機會,以設計引誘之方式,佯與 之為對合行為,使其暴露犯罪事證,待其著手於犯罪行為之 實行時,予以逮捕、偵辦者。「創造犯意型」之誘捕偵查所 取得之證據資料,係司法警察以引誘或教唆犯罪之不正當手 段,使原無犯罪故意之人因而萌生犯意而實行犯罪行為,進 而蒐集其犯罪之證據而予以逮捕偵辦,因此取得之證據資料 ,應不具證據能力;「提供機會型」之誘捕偵查,係屬偵查 技巧之範疇,並未侵害憲法上基本人權,且於公共利益之維 護有其必要性,故依此蒐集之證據資料,尚非無證據能力( 最高法院113年度台上字第1203號判決意旨參照)。  ㈡本件被告及辯護人主張本案為陷害教唆,故卷內之證據資料 均屬違反法定程序所取得之證據,無證據能力等語(本院卷 第126頁)。經查:  ⒈證人即雲林縣警察局臺西分局(下稱臺西分局)偵查隊小隊 長周志清於原審審理時證稱:本案是我們接獲線民檢舉,有 人要過來跟線民買彈匣,線民稱已與被告聯絡好,被告要帶 槍枝過來核對彈匣,我有看到線民與被告關於交易彈匣的對 話紀錄,考量該線民平時有在網路上賣槍枝零組件,被告也 說要自己帶槍枝來核對彈匣,故認為線民訊息可靠等語(原 審卷第289至293頁)。而依被告於原審及本院供稱:我只知 道線民是賣家,是在露天拍賣網站為了買生存遊戲的東西而 認識,他也有張貼一些槍的零件。我本來要跟他買空氣槍, 他跟我聊到他的操作槍和子彈的問題,我說我有操作槍,是 合法的,槍管沒有通,只是沒有彈匣,他有拍槍枝和彈匣給 我看,我說彈匣很好看,因為我本來塑膠的彈匣很像假的, 我看到當然會心動,所以我想要買,他說想要可以賣給我, 並請我帶槍枝、子彈過去合合看等語(原審卷第210、314至 315、394頁,本院卷127頁),可知本件被告係主動上網與 擔任賣家之線民聯繫,且其供稱為了購買彈匣而約妥攜帶相 關之槍枝零組件、子彈前往以利比對之情,亦與證人周志清 證稱看到該線民與被告之對話紀錄情形相符,實難認被告主 動在網路上洽詢賣家之過程,係經司法警察之設計誘陷。又 依被告所見,該線民既然擁有拍賣帳號,並張貼所欲販賣商 品之照片,更無從逕謂並無該線民存在。  ⒉被告雖辯稱,其係因賣家慫恿將與槍有關的東西均攜往交易 現場,始向友人魏燿茗借用事實欄所載之槍管及子彈等語( 本院卷第127至129頁)。惟,審酌賣家於販售時為確保出售 彈匣係被告需要且適用之商品,於交易時要求被告攜帶自身 所有之槍枝零組件等物前來比對是否合適,以減少後續消費 糾紛,實屬合理,則若該等槍枝零組件、子彈均非被告所有 ,應無特地持往與賣家出售之彈匣進行比對之必要。再者, 被告於本院審理中固供稱,其於110年間在朋友處吸毒時認 識魏燿茗,並無何交情,平常很少聯絡,但事發那陣子有在 吸毒,所以有在聯絡,其之前看過魏燿茗持有槍管、子彈, 因而在交易當天前往吸毒據點找魏燿茗借用,並未事先以電 話聯絡,魏燿茗叫其等一下,不知前往何處拿取,就交付以 塑膠袋裝著之槍管、子彈,後來其就很少與魏燿茗聯繫等語 (本院卷第128至130頁),然衡以槍管、子彈均屬違禁物, 未經許可而持有之行為涉有刑責,非法持有者通常不會輕易 將之示以無密切關係之人,更遑論出借予無特殊交誼者。是 以,被告所辯其係於交易當日,始臨時前往無何交情之魏燿 茗處借用槍管、子彈一情,顯與常情有悖。何況,被告於警 詢、偵查時均自陳事實欄所載之槍管及子彈皆為其所有,直 至原審法院審理時,始改稱係應賣家要求而與魏燿茗商借, 惟該情節有違常理,已敘明如上,自難採認。  ⒊承上,本件應係被告自行上網與賣家洽談,且因自己想要購 買彈匣,並為了與本身持有之槍枝零組件、子彈進行比對, 始攜其所有如事實欄所載之槍管及子彈到場等節,堪予認定 ,並非員警或屬於線民之賣家以不正當方法教唆創造被告非 法持有槍管及子彈之犯意。從而,被告抗辯稱本案屬於陷害 教唆,卷內之證據均無證據能力,難認有據。 二、綜合上述,本判決所援引之供述及非供述證據,均係依法取 得,皆有證據能力,並經本院於審理期日踐行合法之調查, 自得採為判決之基礎。 貳、實體部分: 一、認定犯罪事實所憑之證據及理由:   訊據被告固不諱言其於111年4月12日20時45分許,在雲林縣 麥寮鄉○○路與○○路之交岔路口為警攔查,並經警扣得如附表 所示之物等事實,惟否認有何非法持有槍砲主要組成零件及 非法持有子彈之犯行,辯稱:扣案如附表編號1所示之子彈3 9顆、附表編號2所示之子彈11顆、附表編號6所示之槍管1支 ,均是賣家叫我攜帶前往,我才向魏燿茗商借的,槍管及子 彈都是魏燿茗的等語。經查:  ㈠被告於111年4月12日20時45分許,在雲林縣麥寮鄉○○路與○○ 路口之交岔路口為警攔查,經警扣得附表所示之物,附表編 號1、2所示之子彈合計50顆,均具有殺傷力,附表編號6所 示之槍管1支,經鑑定後認係已貫通之金屬槍管,可供組成 具殺傷力槍枝使用,屬公告之槍砲主要組成零件等情,為被 告所不爭執(原審卷第206頁,本院卷第130頁),且有臺西 分局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表(警卷第17至23頁) 、內政部警政署刑事警察局(下稱刑事警察局)111年7月13 日刑鑑字第1110046769號鑑定書(偵卷第37至46頁)、雲林 縣警察局112年1月11日雲警刑一字第1120001983號函(偵卷 第75至77頁)、車輛詳細資料報表(警卷第49頁)、臺西分 局112年2月23日雲警西偵字第1120002611號函及所附職務報 告(原審卷第23至25頁)、刑事警察局112年5月3日刑鑑字 第1120040544號函(原審卷第63頁)各1份、刑案照片3張( 警卷第51至52頁)在卷可佐,暨如附表編號1、2、6所示之 物扣案可憑,是此部分事實,首堪認定。  ㈡被告於警詢供陳:扣案物品均為我所有,槍管是在彰化縣溪 湖鎮模型店購買,子彈均是網路上買來蒐集觀賞用等語(警 卷第14頁);於偵查時供稱:扣案物都是我的,槍管是於11 0年7、8月間在溪湖元發模型店購買,子彈是於110年底在蝦 皮網站購買,都是買來蒐集、觀賞用等語(偵卷第23至27頁 ),均未曾提及上揭扣案物品係向魏燿茗借用取得。又被告 在原審準備程序供稱其於警、偵之陳述均是出於自由意志等 語(本院卷第205頁),是應無自白任意性之疑慮。且觀以 其於警、偵之供述內容,均有供明具體之購買時間、地點, 前後供詞亦屬相符。佐以被告為警扣得附表編號8所示之塑 膠彈匣,則其供述有意購買金屬彈匣而與賣家見面一情,亦 與證人周志清證述其自線民處得知,被告欲向線民購買彈匣 而前來乙節合致,是被告攜帶自己所有之槍管及子彈等物到 場進行比對,應屬合理,顯見被告於警、偵中所述如附表編 號1、2、6所示之物皆為其所有,是於110年下半年間購買等 語,應非虛構。  ㈢至被告於原審及本院審理中雖辯稱如附表編號1、2、6所示之 物,係遭查獲當日始向魏燿茗借用之情節,惟如此作法非但 無法達到將其既有之槍枝零組件、子彈等物,與其欲購入之 金屬彈匣比對之目的,再者,如被告向魏燿茗借得並攜帶前 往與賣家進行比對、確認是否吻合適用後,仍須返還魏燿茗 ,則被告何需大費周章於工作繁忙之際,仍於交易前驅車前 往向魏燿茗借用上開槍管及子彈,再攜往與賣家進行交易比 對,難認合理。甚者,與被告無特別情誼之魏燿茗,何以不 擔心自身非法持有之犯行曝光或遭檢舉,而願於未事先約妥 之情形下,臨時出借予被告,亦與情理相違而殊難想像。是 被告此部分之辯解實不合邏輯,不足採信。  ㈣辯護人另辯護稱被告無持有槍管及子彈之主觀犯意等語,惟 槍砲彈藥刀械管制條例所謂之「持有」,係指行為人將該條 例所指之各式槍砲、彈藥、刀械及主要組成零件,置於自己 實力支配下之狀態而言;行為人主觀上對該等物品有執持占 有之意思,客觀上並已將之置於自己實力得為支配之狀態, 即足當之,是其持有如未經主管機關許可,且無正當理由, 即足以成立該罪,至於持有時間長短,皆所不問(最高法院9 9年度台上字第7329號、111年度台上字第3380號判決意旨參 照)。故刑事法上之持有行為,係指行為人對於犯罪構成要 件所定之物品,具有一定之實質支配或管理能力而言,所重 者,唯其人與該物間之實力支配關係。查,被告於警、偵中 均一致供稱上開槍管及子彈為其購得後所持有之物品,業如 前述,此行為足徵被告主觀上對附表編號1所示之子彈39顆 、編號2所示之子彈11顆、編號6所示之槍管1支有執持占有 之意思,且被告遭警查獲當日,上開扣案物品均置於被告所 駕駛之車輛內,被告之外顯行為,客觀上觀之已屬對於該等 槍管及子彈以自己居於所有人之地位而使用,當可評價為置 於自己實力支配下之持有行為無訛。又被告所辯上開物品係 向魏燿茗借得一情,無足採認,業已認定如上,自不須就該 情形論述被告是否具持有之意思,附此敘明。  ㈤綜上所述,本案事證明確,被告所辯顯係推諉卸責之詞,不 足採信,被告上開非法持有槍砲主要組成零件、非法持有子 彈之犯行,堪以認定,應依法論科。     二、論罪科刑:  ㈠被告行為後,槍砲彈藥刀械管制條例第13條第1項、第18條第 1項、第4項規定,於113年1月3日修正公布,於同年0月0日 生效施行,關於同條例第13條第1項之部分,本次修正僅將 第13條第1項「槍砲、彈藥之主要組成零件」修正為「槍砲 或各類砲彈、炸彈、爆裂物之主要組成零件」,關於本案槍 枝主要組成零件,並未修正,不生新舊法比較問題,應依一 般法律適用原則,適用裁判時法即現行槍砲彈藥刀械管制條 例第13條第1項規定論處。至同條例第第18條第1項、第4項 之部分,修正後之規定係將原所定應減輕或免除其刑部分, 修正為「得」減輕或免除其刑,依刑法第2條第1項之規定, 比較新舊法規定之結果,修正後之規定對被告並非較為有利 ,自應適用修正前槍砲彈藥刀械管制條例第18條第1項、第4 項之規定。  ㈡核被告所為,係犯槍砲彈藥刀械管制條例第13條第4項之非法 持有槍砲主要組成零件罪及同條例第12條第4項之非法持有 子彈罪。  ㈢又按未經許可製造、持有槍砲彈藥刀械等違禁物,所侵害者 為社會法益,如同時製造或持有之違禁物客體種類相同(例 如同為手槍,同為子彈,或同為爆裂物),縱令製造完成或 持有之客體數量不止1個(如數支手槍、數顆子彈或數個爆 裂物),仍為單純一罪,不發生一行為侵害數罪法益而觸犯 數罪之想像競合犯問題。除非同時製造或持有2種以上不同 種類及罪名之違禁物客體(如同時製造或持有手槍及子彈、 同時製造或持有子彈及爆裂物),始有一行為觸犯數罪名之 想像競合犯規定之適用(最高法院112年度台上字第1997號 判決意旨參照)。查,被告自110年下半年間某日,購得附 表編號1所示之具殺傷力之子彈39顆、編號2所示具殺傷力之 子彈11顆、編號6所示之槍管1支後,其持有行為繼續至111 年4月12日為警查獲時始終止,是被告非法持有具殺傷力子 彈之行為,應僅論以繼續犯之單純一罪。被告同時持有上開 槍管及子彈,為以一行為觸犯上開二罪名之異種想像競合犯 ,依刑法第55條前段規定,應從一重論以非法持有槍砲主要 組成零件罪。  ㈣刑之減輕:  ⒈本案無修正前槍砲彈藥刀械管制條例第18條第1項前段及刑法 第62條之適用:   證人周志清於原審審理中證述其接獲前述線民之線報而前往 現場查緝之情形稱:線民稱買家已經從彰化縣過來了,並提 供買家所駕駛車輛之車號,我們警員就有1人假裝是賣家, 在超商前面等待買家。買家開車過來時,剛開始是停在超商 前,後來又開離開,我們就追過去,買家就停在樹底下。買 家停下來後我們去敲他的玻璃,待他把車窗搖下來,我們就 表明身分,請他熄火下車。後來買家即被告有主動從車子駕 駛座底下拿出子彈1包,之後我們再附帶搜索查扣了其他物 品,所以槍枝之主要組成零件即槍管,不是被告主動提出的 等語(原審卷第289至307頁);且依卷內臺西分局112年2月 23日雲警西偵字第1120002611號函所附職務報告,亦載明: 本案查獲經過係員警先接獲線民舉報,被告於111年4月12日 會至麥寮一帶購買槍枝零件,本分局員警遂於上記時、地埋 伏,見黃嫌形跡可疑,上前對其施以盤查,黃嫌當場主動交 付子彈1包(30顆)予警方,經實施附帶搜索,當場查扣手 機2支、疑似手榴彈1顆、槍枝零件1批、改造子彈(短)41 顆、改造子彈(長)14顆、子彈底火81顆、子彈殼11顆等物 品供警方查扣等語(原審卷第23至25頁)。堪認被告於警員 實施搜索前,並未主動交出附表編號6所示之槍管;且本件 警方對被告實施盤查前,即已接獲線民舉報稱被告會攜帶槍 枝前來購買彈匣乙節,而因該線民前確有販賣槍枝零組件之 紀錄,並有出示其和被告間之對話紀錄讓警方查看,足見警 方已有確切之根據得以合理懷疑被告持有槍枝或其主要組成 零件。是以,被告本案所涉持有槍砲主要組成零件之重罪部 分,並不符合自首之要件,而無修正前槍砲彈藥刀械管制條 例第18條第1項前段及刑法第62條適用之餘地。  ⒉本案無修正前槍砲彈藥刀械管制條例第18條第4項之適用:  ⑴按槍砲彈藥刀械管制條例第18條第4項關於自白減免其刑之規 定,必須供出全部槍砲、彈藥、刀械之來源及去向,並因而 查獲或防止重大危害治安事件之發生,始有其適用。依上開 規定必須被告將自己原持有之上揭違禁物所取得之來源,與 所轉手之流向,交代清楚,因而使偵查犯罪之檢、調人員, 得以一併查獲相關涉案者;或因而防止他人利用該違禁物而 發生重大危害治安之事件,始符減免其刑之要件(最高法院 113年度台上字第2181號判決意旨參照)。  ⑵查,被告固於偵查中自白犯行(偵卷第27頁),且經原審法 院函詢是否因被告供出而查獲本案槍管、子彈之來源,經函 覆略以:本案有因被告之供述,查獲犯嫌張源洲涉嫌持有改 造手槍1支、彈匣1個、子彈10顆等情,有臺西分局112年12 月25日雲警西偵字第1120021154號函所附職務報告1份存卷 可憑(原審卷第225至227頁)。惟,被告於警詢及偵訊中均 供稱,其係於110年7、8月間,在彰化縣溪湖鄉之模型店購 買槍枝零件,並於110年年底,在蝦皮拍賣網站購買子彈等 語(警卷第14頁,偵卷第25至26頁),顯見張源洲並非被告 所持有扣案槍管及子彈之來源。復依被告於檢舉張源洲之筆 錄中供稱:我曾於111年4月8日左右在雲林縣○○○道0號交流 道下,向張源洲購買第二級毒品甲基安非他命時,有看到張 源洲包包內有1把槍,該手槍滑套是黑色的,手把為銀色的 等語(原審卷第115頁),亦未供述其有向張源洲購入槍管 及子彈之情形。本件被告遭扣案槍管及子彈之來源均非張源 洲,自無修正前槍砲彈藥刀械管制條例第18條第4項之適用 。   三、駁回上訴之理由:    ㈠原審以被告犯槍砲彈藥刀械管制條例第13條第4項之非法持有 槍砲主要組成零件罪,事證明確,予以論罪科刑,並審酌被 告無視法律禁令,持有如附表編號1、2、6所示之槍管及子 彈等違禁物,顯然欠缺守法意識,漠視上開違禁物具有高度 危害他人之生命、身體安全及社會治安之可能性,非常不可 取,應予嚴正非難;犯後復自原審審理時突改口否認犯行( 此為被告防禦權之行使,雖未以此作為加重量刑之依據,但 與其餘相類似、已坦承全部犯行之案件相較,自應納入量刑 因素之一部予以通盤考量,以符平等原則),不願真誠面對 自己行為所鑄成之過錯,撇清自己應負之責任,顯見其犯後 態度消極,未見悔悟之意,實不宜輕縱,就犯後態度部分無 從為其有利之考量;復衡以被告於原審審理中自陳之教育程 度、家庭生活經濟狀況,暨被告犯罪動機、情節、手段,並 參酌檢察官、辯護人及被告於原審對於量刑之意見等一切情 狀,量處有期徒刑1年,併科罰金新臺幣(下同)3萬6千元 ,且諭知以1千元折算1日之罰金易服勞役折算標準。另就沒 收部分,以扣案如附表編號1①所示具殺傷力非制式子彈23顆 (未試射)、附表編號1④所示具殺傷力非制式子彈2顆(未 試射)、編號6所示槍管1支,分別屬槍砲彈藥刀械管制條例 所列管之子彈及其主要組成零件,乃未經許可不得持有之違 禁物,不問屬於被告與否,均應依刑法第38條第1項規定宣 告沒收;其餘扣案具殺傷力之非制式子彈,均已試射,因擊 發後剩餘分解之彈殼、彈頭不具子彈之完整結構,亦失去其 效能,不具殺傷力,非屬違禁物,爰均不予宣告沒收之;另 其餘扣案物,均無證據證明與被告犯行具有直接關聯性,而 難認屬於供其本案犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物 ,故均不予宣告沒收。核其認事用法並無不當,量刑尚屬妥 適,沒收之諭知亦無不合。  ㈡被告雖以本件係由警方陷害教唆,如附表編號1、2、6所示之 物皆因警方喬裝之買家慫恿,始起意向魏燿茗商借取得等節 提起上訴。然,被告上開所辯情節均不可採認之理由,業論 敘如前,是被告上訴意旨仍執前詞否認犯行,指摘原判決不 當,為無理由,應予駁回。 據上論結,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。 本案經檢察官顏鸝靚提起公訴,檢察官曾昭愷到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  19  日          刑事第六庭  審判長法 官 吳錦佳                    法 官 吳勇輝                    法 官 吳書嫺 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其未 敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 高曉涵 中  華  民  國  114  年  3   月  19  日 附錄本案論罪科刑法條全文 槍砲彈藥刀械管制條例第12條 未經許可,製造、販賣或運輸子彈者,處1年以上7年以下有期徒 刑,併科新臺幣5百萬元以下罰金。 未經許可,轉讓、出租或出借子彈者,處6月以上5年以下有期徒 刑,併科新臺幣3百萬元以下罰金。 意圖供自己或他人犯罪之用,而犯前二項之罪者,處3年以上10 年以下有期徒刑,併科新臺幣7百萬元以下罰金。 未經許可,持有、寄藏或意圖販賣而陳列子彈者,處5年以下有 期徒刑,併科新臺幣3百萬元以下罰金。 第1項至第3項之未遂犯罰之。 槍砲彈藥刀械管制條例第13條 未經許可,製造、販賣或運輸槍砲或各類砲彈、炸彈、爆裂物之 主要組成零件者,處3年以上10年以下有期徒刑,併科新臺幣7百 萬元以下罰金。 未經許可,轉讓、出租或出借前項零件者,處1年以上7年以下有 期徒刑,併科新臺幣5百萬元以下罰金。 意圖供自己或他人犯罪之用,而犯前二項之罪者,處5年以上有 期徒刑,併科新臺幣1千萬元以下罰金。 未經許可,持有、寄藏或意圖販賣而陳列第1項所列零件者,處6 月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣3百萬元以下罰金。 第1項至第3項之未遂犯罰之。 附表:扣案物 編號 名稱及數量 鑑定結果 卷證出處 1 具殺傷力之非制式子彈39顆(另有2顆不具殺傷力,不在檢察官起訴範圍) ①35顆,均認係非制式子彈,由口徑9mm制式彈殼組合直徑約8.9mm金屬彈頭而成,採樣12顆試射,均可擊發,認具殺傷力,另23顆未試射,被告及辯護人均不爭執具有殺傷力(原審卷第206頁)。 ②1顆,認係非制式子彈,由口徑9mm制式彈殼組合直徑約8.9mm金屬彈頭而成,經試射,可擊發,認具殺傷力。 ③1顆,研判係口徑9×19mm制式子彈,經檢視,彈頭陷落,經試射,無法擊發,認不具殺傷力。 ④3顆,均認係非制式子彈,由口徑9mm制式空包彈組合直徑約8.9mm金屬彈頭而成,採樣1顆試射,可擊發,認具殺傷力,另2顆未試射,被告及辯護人均不爭執具有殺傷力(原審卷第206頁)。 ⑤1顆,認係非制式子彈,由口徑9mm制式彈殼組合直徑約8.9mm金屬彈頭而成,不具底火、火藥,認不具殺傷力。 內政部警政署刑事警察局111年7月13日刑鑑字第1110046769號鑑定書1份(偵卷第37至46頁)。 2 具殺傷力之步槍彈11顆(另有3顆不具殺傷力,不在檢察官起訴範圍) ①13顆,研判均係口徑5.56mm(0.223吋)制式子彈,11顆,均可擊發,認具殺傷力;2顆,均無法擊發,認不具殺傷力。 ②1顆,研判分係口徑5.56mm(0.223吋)之制式彈殼與制式銅包衣彈頭。 ①內政部警政署刑事警察局111年7月13日刑鑑字第1110046769號鑑定書1份(偵卷第37至46頁)。 ②內政部警政署刑事警察局112年5月3日刑鑑字第1120040544號函1份(原審卷第63頁)。 3 打釘槍空包彈81顆 認均係口徑0.27吋打釘槍用空包彈,均不具金屬彈頭,認不具殺傷力。 內政部警政署刑事警察局111年7月13日刑鑑字第1110046769號鑑定書1份(偵卷第37至46頁)。 4 彈殼11顆 ①7顆,研判均係口徑9×19mm制式彈殼。 ②2顆,認均係截短之口徑9mm制式空包彈彈殼。 ③2顆,認均係非制式金屬彈殼。 內政部警政署刑事警察局111年7月13日刑鑑字第1110046769號鑑定書1份(偵卷第37至46頁)。 5 滑套1個 認係金屬滑套,非主要組成零件 ①內政部警政署刑事警察局111年7月13日刑鑑字第1110046769號鑑定書1份(偵卷第37至46頁)。 ②雲林縣警察局112年1月11日雲警刑一字第1120001983號函1份(偵卷第75至77頁)。 6 槍管1支 認係已貫通之金屬槍管,屬公告之槍砲主要組成零件 7 槍身1個 塑膠槍身,非主要組成零件 8 彈匣2個 塑膠彈匣,非主要組成零件 9 復進簧3個 金屬彈簧,非主要組成零件 10 復進簧桿1個 金屬復進簧桿,非主要組成零件

2025-03-19

TNHM-113-上訴-1556-20250319-2

臺灣雲林地方法院

聲明異議

臺灣雲林地方法院刑事裁定 114年度聲字第200號 聲 請 人 即 受刑人 吳偉欽 上列聲請人即受刑人因定應執行刑案件,對於臺灣雲林地方檢察 署檢察官113年度執聲他字第857號執行指揮,聲明異議,本院裁 定如下:   主 文 聲明異議駁回。   理 由 一、本件聲明意旨略以:聲請人即受刑人吳偉欽(下稱聲請人) 向臺灣雲林地方檢察署(下稱雲林地檢署)聲請將臺灣士林 地方法院(下稱士林地院)107年度聲字第1154號裁定之案 件(下稱A裁定)與臺灣高等法院臺南分院(下稱臺南高分 院)107年度聲字第51號之案件(下稱B裁定)合併定應執行 刑,遭雲林地檢署以B裁定之案件犯罪日期分別為民國104年 8月21日、99年2、3月間之某日至100年9月22日,係在A裁定 最早確定日100年1月7日確定後所犯,認不符合併定應執行 之規定駁回聲請人之聲請,惟A裁定之罪係罰金執行完畢, 並符合數罪併罰之要件,而B裁定確不符合數罪併罰之規定 ,然依據司法院大法官釋字第144、662、679、775號意旨, 二裁定數罪縱其中一部分已執行完畢,如該數罪尚未全部執 行完畢,自仍應依刑法第53條規定,定其應執行,A裁定是 判決確定後所犯,依照司法院大法官釋字第775號意旨,顯 有一罪兩罰之情事,如此定刑方式,聲請人認為違法憲法基 本原則及法條依據,遂認檢察官執行之指揮不當,因而聲明 異議等語。 二、按刑事訴訟法第484條規定,受刑人或其法定代理人或配偶 以檢察官執行之指揮為不當者,得向諭知該裁判之法院聲明 異議。所謂「諭知該裁判之法院」,係指諭知檢察官指揮執 行所憑裁判,且於其主文宣示主刑、從刑或沒收之法院而言 。於依刑法第53條、第54條裁定定應執行刑之情形,則指裁 定定其應執行刑之法院。而依刑事訴訟法第477條第1項之規 定,數罪併罰於裁判確定後,係專由該案犯罪事實最後判決 法院之檢察官聲請該法院裁定定其應執行刑,且為維護受刑 人之權益,同條第2項亦明定受刑人或其法定代理人、配偶 得請求檢察官為定應執行刑之聲請。是若檢察官否准或拒絕 受刑人等前述指揮執行之請求,自應許之聲明異議,資為救 濟。而此種情形,因檢察官拒不聲請法院定其應執行刑,致 形式上欠缺前述定管轄之「諭知定應執行刑裁判主文之法院 」,惟受刑人請求檢察官聲請定應執行之刑,目的既在使法 院將數罪併罰之各罪刑合併斟酌,進行充分而不過度之評價 ,且對於檢察官消極不行使聲請權之執行指揮聲明異議,與 檢察官積極聲請法院定應執行刑者,既有法律上之同一事由 ,本於相同法理,自應類推適用前述同法第477條第1項之規 定,由請求人向該案犯罪事實最後判決之法院聲明異議,完 備其救濟程序(最高法院112年度台抗字第826號裁定意旨可 資參照)。 三、經查:   ㈠聲請人前因違反毒品危害防制條例等案件,經法院判決有 罪確定、並經士林地院以A裁定及臺南高分院以B裁定分別 定應執行刑有期徒刑14年3月及有期徒刑12年確定,並後 經士林地檢署分別以107年度執更字第1157號及雲林地檢 署107年度執更字第107號執行之。聲請人遂於113年12月2 7日具狀向雲林地檢署聲請將A、B裁定所示之罪合併定應 執行刑,然經雲林地檢署以雲檢智金113執聲他857字第11 49003007號函回覆聲請人略以:台端所犯B裁定之案件犯 罪日期分別為104年8月21日、99年2、3月間之某日至100 年9月22日,係在A裁定最早確定日100年1月7日確定後所 犯,認不符合併定應執行之規定駁回聲請人之聲請,並有 雲林地檢署114年1月24日雲檢智金113執聲他857字第1149 003007號函、A、B裁定及法院前案紀錄表附卷可參,揆諸 上開判決意旨,雲林地檢署以雲檢智金113執聲他857字第 1149003007號函函覆,自係檢察官消極不行使聲請權之執 行指揮,聲請人自得對此聲明異議,先予說明。   ㈡惟查,觀諸A、B裁定附表所示之罪,犯罪事實最後判決之 法院分別為士林地院及臺南高分院,而均非本院,則聲請 人若請求將A、B裁定附表所示之罪合併定應執行刑,而經 否准,而欲聲明異議,應向該聲請案中犯罪事實最後判決 之法院為之,揆諸上開規定及判決意旨,聲請人既遭檢察 官否准合併定應執行刑,而欲對檢察官之執行指揮聲明異 議,自應類推適用刑事訴訟法第477條第1項之規定,由聲 請人向該聲請案中犯罪事實最後判決之法院聲明異議,完 備其救濟程序,本院非犯罪事實最後判決之法院,自無本 案之管轄權,聲請人誤向本院提起聲明異議,於法不合, 應予駁回。   ㈢刑事訴訟法關於無管轄權案件,僅於同法第304條規定:「 無管轄權之案件,應諭知管轄錯誤之判決,並同時諭知移 送於管轄法院。」是上述規定僅針對「判決」而設,對於 「裁定」則無類似或準用之明文,本院尚無從逕以管轄錯 誤為由裁定移送他院,附此敘明。 四、據上論斷,應依刑事訴訟法第486條,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  19  日          刑事第四庭 法 官 柯欣妮 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後10 日內向本院提出抗告狀(須附繕本)。                           書記官 馬嘉杏 中  華  民  國  114  年  3   月  19  日

2025-03-19

ULDM-114-聲-200-20250319-1

臺灣雲林地方法院

竊盜

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度易字第194號 公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 詹益華 上列被告因竊盜案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第927號 ),本院判決如下:   主 文 詹益華犯踰越窗戶竊盜罪,累犯,處有期徒刑壹年肆月。未扣案 之犯罪所得新臺幣壹仟玖佰元沒收之,於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時,追徵其價額。   事 實 一、詹益華於民國111年12月20日凌晨4時12分許,徒步經過梁逸萍 所管領位於臺中市○○區○○路000號乙8店鋪「第一味飲料店」 (下稱本案店鋪),見該店窗戶未上鎖,竟意圖為自己不法之 所有,基於加重竊盜之犯意,自該窗戶翻越進入店內,徒手 竊取櫃臺抽屜內新臺幣(下同)1,900元現金,得手後徒步 離去。嗣梁逸萍發現失竊,報警循線查悉上情。 二、案經梁逸萍訴由臺中市政府警察局第五分局報告臺灣臺中地 方檢察署陳請臺灣高等檢察署檢察長核轉臺灣雲林地方檢察 署檢察官偵查起訴。   理 由 一、證據能力部分:   依據裁判書類簡化原則,因本案當事人並未就證據能力有所 爭執(見本院卷第41頁),故不予說明。   二、認定事實所憑之證據及理由:   訊據被告詹益華固坦承於前揭時間翻越窗戶進入本案店鋪等 情,惟矢口否認有何竊盜犯行,辯稱:當時係為躲避警察而 進入本案店鋪,進出本案店鋪時間僅有2秒鐘,並無竊取本 案店鋪內之現金云云。經查:  ㈠被告於111年12月20日凌晨4時12分許,徒步經過本案店鋪,並 翻越窗戶進入本案店鋪等情,業據被告坦承不諱(見雲檢偵 卷第58頁,本院卷第109頁),並有監視器錄影畫面擷圖9張 (見中檢偵卷第17至25頁)、勘驗筆錄1份(見雲檢偵卷第5 8頁)等在卷可佐,是此部分事實,堪以認定。  ㈡本案店鋪於111年12月20日置放櫃臺抽屜內1,900元現金遭人侵入行竊等情,業據告訴代理人梁逸萍於警詢指訴明確(見中檢偵卷第15至16頁),並有現場照片20張(見中檢偵卷第25至27頁、第33至41頁)等存卷可稽,是此部分事實,亦堪認定。  ㈢被告於111年12月20日凌晨4時12分許,翻越本案店鋪窗戶入內 ,並於同日凌晨4時16分許,自本案店鋪窗戶離去等情,有 勘驗筆錄1份在卷可稽(見雲檢偵卷第58頁),而本案店鋪自 被告於同日凌晨4時16分許,至告訴人代理人於同日上午9時3 0分許發現遭竊止,除被告外別無他人進入,是依上開卷證 資料,足以認定被告確有公訴人所指本件加重竊盜犯行,被 告以本件並無其他DNA證據,無從認定其犯罪等語置辯,實 屬臨訟卸責之詞,不足採信。又被告雖辯稱當日雖有翻越窗 戶進入本案店鋪,但時間短暫,不可能為公訴人所指竊盜犯 行云云,惟被告先於警詢、偵查時陳稱:我當日有行經本案 店鋪附近,但僅係在附近抽菸,且本案店鋪窗戶上鎖,我並 未翻越窗戶進入本案店鋪等語(見中簡偵卷第9至13頁、雲檢 偵卷第58頁);嗣於偵查中勘驗監視器錄影畫面後,被告改 稱:我有爬進去本案店鋪內,進去裡面看一下,發現沒東西 就出來了等語(見雲檢偵卷第58頁);及至本院準備程序時, 復稱係為躲避警察追緝,始爬窗進入本案店鋪,僅入時間只 有2秒等語(見本院卷第109頁),是被告或稱僅於本案店鋪附 近抽菸未入內;或稱進入本案店鋪後,未發現可行竊之物即 離開;或稱係為躲避警察進入本案店鋪,被告說詞前後不一 ,已難憑採。再被告於111年12月20日凌晨4時12分許,翻越本 案店鋪窗戶入內,並於同日凌晨4時16分許,自本案店鋪窗 戶離去等情,有勘驗筆錄1份在卷可稽(見雲檢偵卷第58頁) ,是被告辯稱其進入本案店鋪時間僅有2秒,亦與事實不符 。   ㈣至被告請求再次傳喚證人即告訴代理人梁逸萍等節(見本院卷 第141頁),然被告既不爭執證人梁逸萍警詢時指訴之證據能 力,且證人梁逸萍證述內容亦僅係證明本案店鋪遭竊之事實 ,核與待證事實無涉,而無再予傳訊必要,附此敘明。  ㈤綜上,被告所辯均不足採,本案事證明確,被告上開犯行, 堪以認定,應予依法論科。  三、論罪科刑:  ㈠核被告所為,係犯刑法第321條第1項第2款逾越窗戶竊盜罪。  ㈡被告前因竊盜案件,經臺灣臺中地方法院(下稱台中地院)以1 09年度聲字第665號裁定定應執行有期徒刑1年確定,並於10 9年8月28日執行完畢(後接續執行他案)等情,為被告所是 認,並有台中地院108年度簡字第790、897、1169號判決影 本、臺灣高等法院臺中分院108年度上易字第428號判決影本 及台中地院109年度聲字第665號裁定影本各1份,以及臺灣 高等法院被告前案紀錄表附卷可佐,且檢察官亦具體說明, 被告於受有期徒刑之執行完畢後,5年內故意再犯本件有期 徒刑以上之罪,且屬罪質相同之竊盜案件等語。本院審酌後 認檢察官已就構成累犯之待證事實提出證明方法,並就依累 犯規定加重其刑部分,盡其主張及說明責任,合於最高法院 110年度台上字第5660號判決意旨意旨,兼衡被告本案所犯 與前案所犯為相同類型之犯罪,於刑罰執行完畢後約2年多 再犯本案之竊盜罪,顯見其對於刑罰感應能力不佳,且參以 被告本案犯罪情節,核無大法官釋字第775號解釋所謂罪刑 不相當之情形,自仍應論以累犯,並依刑法第47條第1項規 定,加重其刑。  ㈢爰以行為人之責任為基礎,審酌被告前有多次竊盜犯行之前 科紀錄及執行情形(已論累犯部分不重複評價),猶不知警惕 ,不思以正當方式獲取財物,意圖不勞而獲,又犯本件加重 竊盜犯行,顯見其守法意識薄弱,欠缺尊重他人財產權之法 治觀念,所為應予非難。復酌以被告否認犯行,未見悔意, 犯後態度不佳,就犯後態度上無從為有利之衡量;兼衡被告 自陳其職業、教育程度、家庭狀況(因涉及被告個人隱私, 均不予揭露,詳參本院卷第145頁)等一切情狀,量處如主 文所示之刑,以資懲儆。又本案業已考量本案店鋪損失金額 為1,900元,所處刑度相較加重竊盜最重刑度(即有期徒刑5 年),仍屬低度刑之量刑,當使罰當其罪,妥適實現刑罰權 之正義功能,應不致失之過苛,否則不僅對被告不足生警惕 之效,更無法反映其犯行侵害法益之嚴重性,亦難以達到刑 法預防及教化之目的,附此敘明。 四、沒收部分:   被告所竊取之現金1,900元,為其犯罪所得之物,未據扣案 ,應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定諭知沒收,於 全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官黃晉展提起公訴,檢察官程慧晶到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  18  日          刑事第五庭 審判長法 官 許佩如                   法 官 劉彥君                   法 官 吳孟宇 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)。「切 勿逕送上級法院」。                   書記官 洪秀虹 中  華  民  國  114  年  3   月  18  日 得上訴。 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第321條 犯前條第1項、第2項之罪而有下列情形之一者,處6月以上5年以 下有期徒刑,得併科50萬元以下罰金: 一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。 二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。 三、攜帶兇器而犯之。 四、結夥三人以上而犯之。 五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。 六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、 車、航空機內而犯之。 前項之未遂犯罰之。

2025-03-18

ULDM-113-易-194-20250318-1

臺灣雲林地方法院

詐欺

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度訴字第507號 公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 李文瑾 黃成業 陳彥良 上 一 人 選任辯護人 何孟臨律師 被 告 林晁年 選任辯護人 李浩霆律師 劉政杰律師 上列被告等因詐欺等案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第7 988、8114號),本院判決如下:   主  文 甲○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪,處有期徒刑壹年肆月。扣 案如附表編號1至3所示之物均沒收。 戊○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪,處有期徒刑壹年貳月。扣 案如附表編號4所示之物沒收。 丁○○、丙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪,各處有期徒刑壹年 陸月。扣案如附表編號5、6所示之物均沒收。   犯罪事實 一、甲○○、戊○○、丁○○及丙○○各自基於參與犯罪組織之犯意,甲 ○○於民國113年8月15日起、戊○○自同年8月19日起、丁○○自 同年8月17日起、丙○○自同年8月18日起,加入真實姓名年籍 不詳TELEGRAM暱稱「A8-恩」、LINE暱稱「吳冠廷」、「林 依柔」、FACETIME門號「+000000000000」等人所組成以實 施詐術為手段,具有持續性及牟利性之有結構性組織(下稱 本案詐欺集團)。渠等之分工方式為由甲○○擔任面交車手, 負責假冒為投資公司外務專員向被害人收取本案詐欺集團詐 得之現金,戊○○擔任監控手,負責監控甲○○向被害人收取詐 欺贓款之過程,丁○○擔任收水手,負責收取甲○○向被害人取 得之詐欺贓款後轉交本案詐欺集團上游,丙○○負責駕駛車輛 搭載收水手丁○○至「A8-恩」指定地點收取詐欺集團向被害 人詐得之款項,並於丁○○無法將贓款上繳詐欺集團時負責上 繳贓款。 二、本案詐欺集團不詳成員於113年5月間刊登「五福臨門楊惠姍 」投資廣告,誘使乙○○聯繫加入LINE暱稱「林依柔」為好友 ,「林依柔」遂向乙○○佯稱:只要下載「瑞奇國際」投資AP P,依指示投資即可獲利云云,致乙○○陷於錯誤,於113年6 月17日至同年7月24日間陸續交付及匯款新臺幣(下同)680 萬元。嗣甲○○、戊○○、丁○○及丙○○與前揭本案詐欺集團成員 即共同意圖為自己不法之所有,基於三人以上共同犯詐欺取 財、洗錢之犯意聯絡,由「林依柔」及詐欺集團成員所假冒 之瑞奇國際投資公司助理,向乙○○佯稱:提領紅利需要繳交 費用予教導股票投資之老師分成,需要繳交230萬元云云, 然乙○○已發覺遭本案詐欺集團詐騙,便事先與員警聯繫,佯 裝同意於113年8月20日18時許,在雲林縣○○鎮○○里○○00○0號 面交230萬元。而該日稍早,甲○○、戊○○已分別受詐欺集團 成員LINE暱稱「吳冠廷」、FACETIME門號「+000000000000 」之指示,前往苗栗縣苗栗市、苗栗縣竹南鎮、南投縣民間 鄉3地,由甲○○向不詳被害人收取詐欺投資款項,另由戊○○ 在旁監控交款,丁○○則搭乘丙○○向址設新北市○○區○○路000 號宏運租車公司承租之車牌號碼000-0000號自用小客車,同 時前往上開地點收取甲○○取得之贓款(丁○○於苗栗縣苗栗市 、苗栗縣竹南鎮、南投縣民間鄉所取得之贓款,預計於取得 乙○○在雲林縣○○鎮○○里○○00○0號面交之230萬元得手後,一 併上繳詐欺集團成員)。嗣甲○○完成前開苗栗縣苗栗市、苗 栗縣竹南鎮、南投縣民間鄉等地之面交任務後,於113年8月 20日18時抵達雲林縣○○鎮○○里○○00○0號準備向乙○○收取款項 ,戊○○隨即在附近就位監控,同時丁○○則搭乘丙○○駕駛之前 開租賃小客車在上址附近巡繞保持待命,甲○○與「吳冠廷」 另基於行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡,由 「吳冠廷」提供如附表編號1所示之工作證1個(姓名:李玟 僅、職務:外務專員、部門:外務部,下稱本案工作證)及 如附表一編號2所示之瑞奇國際投資股份有限公司公庫送款 回單(存款憑證)1張(其上有偽造之「瑞奇國際投資股份 有限公司」、「陳玉梅」之印文,另有甲○○偽造之「李玟僅 」簽名署押,並記載收訖230萬元,下稱本案收據),甲○○ 則依「吳冠廷」之指示,向乙○○出示本案工作證並交付本案 收據而行使之,乙○○即假意將230萬元交予甲○○點收,然甲○ ○及在附近監控之戊○○隨即於同日18時10分遭埋伏之員警當 場逮捕而詐欺及洗錢未遂,並扣得如附表編號1至4所示之物 ,已下車準備收水之丁○○則為警於同日23時39分拘提到案, 並扣得如附表編號5所示之物,而丙○○於丁○○下車準備收水 時,即已先依丁○○及「A8-恩」之指示,駕駛車牌號碼000-0 000號自用小客車離開現場前往臺中市某處停車場,將當日 在苗栗縣苗栗市、苗栗縣竹南鎮、南投縣民間鄉取得之贓款 放置在「A8-恩」指定之臺中市某停車場內某車車底,等待 其他詐欺集團成員收取。嗣警經追查後發現丙○○涉有本案犯 嫌,於113年8月29日23時許將丙○○拘提到案,並扣得如附表 一編號6所示之物,而悉全情。 三、案經乙○○訴由雲林縣警察局西螺分局報告臺灣雲林地方檢察 署檢察官偵查起訴。     理  由 壹、證據能力 一、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段明定「訊問證人之筆 錄,以在檢察官或法官面前作成,並經踐行刑事訴訟法所定 訊問證人之程序者為限,始得採為證據」,被告以外之人於 警詢所為之陳述,依前揭規定,於違反組織犯罪防制條例之 罪名,即絕對不具證據能力,不得採為判決基礎。故本判決 下述關於被告等人參與犯罪組織部分所引用之證據,並不包 括被告以外之人於警詢、偵訊時未經具結之證述。惟證人於 警詢未經具結之證述,就組織犯罪防制條例以外之罪名,仍 得適用刑事訴訟法簡式審判程序規定,不適用傳聞法則有關 限制證據能力之相關規定,而均有證據能力。 二、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述,除法律有規定 者外,不得作為證據,刑事訴訟法第159條第1項固定有明文 。惟被告以外之人於審判外之陳述,雖不符同法第159條之1 至第159之4之規定,而經當事人於審判程序同意作為證據, 法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況,認為適當者 ,亦得為證據;又當事人、代理人或辯護人於法院調查證據 時,知有第159條第1項不得為證據之情形,而未於言詞辯論 終結前聲明異議者,視為有前項之同意,同法第159條之5第 1項、第2項亦有規定。 三、對於被告丙○○選任辯護人主張同案被丁○○於警詢之供述屬審 判外之陳述,無證據能力;同案被告丁○○於偵查中之供述, 未經完足調查,應予被告補行詰問,經查,就被告丙○○之犯 行而言,證人即同案被丁○○於警詢時所製作之筆錄,係被告 以外之人於審判外之陳述,亦不符合傳聞例外,依刑事訴訟 法第159條第1項規定,無證據能力。至證人即同案被丁○○11 3年8月21日偵訊具結筆錄、113年9月12日偵訊具結筆錄,此 部分陳述經依法具結,被告及辯護人並未指出有何顯不可信 之情況,故依刑事訴訟法第159條之1第2項規定,原則上屬 於法律規定為有證據能力之傳聞證據,得作為認定被告丙○○ 犯罪事實之證據。 四、除上開經本院排除之證據外,本案下述所引被告以外之人於審判外之陳述,經本院提示上開審判外陳述之內容並告以要旨,檢察官、被告及辯護人均同意有證據能力(本院卷第134至137、193至196、241至244頁),且未於言詞辯論終結前對該等審判外陳述之證據資格聲明異議(本院卷第119至132頁),應視為被告已有將該等審判外陳述作為證據之同意,且經審酌各該供述證據作成之客觀情狀,並無證明力明顯過低或係違法取得之情形,復為證明本案犯罪事實所必要,認為以之作為證據應屬適當,應有證據能力。 五、另本院後述所引用之其餘非供述證據,經本院依法當庭提示 令其辨認外,復無證據足證係公務員違背法定程序所取得, 且當事人亦未表示反對意見,而為證明本案犯罪事實所必要 ,亦得作為本案證據。 貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由 一、上揭犯罪事實,業據被告甲○○、丁○○於警詢、偵查、本院準備程序及審理時均坦承不諱(甲○○:他卷第11至15頁、偵7988卷第5至9、16至17頁、本院聲羈213號卷第59至66頁、本院卷一第235至247頁、本院卷二第119頁;丁○○:他卷第101至107頁、偵7988卷第23至26、127至131頁、本院聲羈213號卷第31至40頁、本院卷一第63至71、129至141頁、本院卷二第27至42、119頁),被告戊○○則於警詢及偵查時否認犯罪,於本院準備程序及審理時始坦承不諱(他卷第19至23頁、偵7988卷第13至17頁、本院聲羈213號卷第73至79頁、本院卷一第187至198頁、本院卷二第119頁),核與證人即告訴人乙○○於警詢時之證述情節相符(他卷第25至27、29至31頁),並有告訴人與詐欺集團之Line對話紀錄截圖(他卷第89至100頁)、現場照片(他卷第79至85頁)、雲林縣警察局113年8月20日(受執行人:甲○○)搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表(他卷第41至47頁)、雲林縣警察局113年8月20日(受執行人:戊○○)搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表(他卷第51至57頁)、雲林縣警察局113年8月20日(受執行人:丁○○)搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表(他卷第109至115頁)、認領保管單(他卷第49頁)、車牌號碼000-0000號自用小客車車行紀錄(他卷第121頁)、收款收據、公庫送款回單翻拍照片(偵8114卷第173至179頁)、被告甲○○與「吳冠廷」通訊軟體LINE對話紀錄截圖(他卷第87頁)、車牌號碼000-0000號自用小客車租賃契約(他卷第135至137頁)、車牌號碼000-0000號自用小客車登記表單(偵8114卷第151頁)、113年8月20日車牌號碼000-0000號自用小客車在雲林縣轄內車辨資料暨路口監視器畫面截圖(他卷第125至133頁)、現場道路google照片暨查獲照片、備忘錄翻拍照片等(他卷第141至161頁)、監視器畫面翻拍截圖(偵8114卷第115、119至133、147至149頁)、臺中市政府警察局113年12月19日中市警刑字第1130108431號函暨函附車行紀錄資料(本院卷一第221、225頁)、雲林縣警察局西螺分局114年1月10日雲警螺偵字第1130021994號函暨函附職務報告、行車軌跡照片(本院卷二第11至21頁)各1份在卷可稽,足徵被告甲○○、戊○○及丁○○之自白與事實相符,堪以採信。 二、訊據被告丙○○固承認有駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車搭載被告丁○○至苗栗縣苗栗市、苗栗縣竹南鎮、南投縣民間鄉及雲林縣西螺鎮等地,惟矢口否認有何參與犯罪組織、三人以上共同犯詐欺取財、洗錢等犯行,辯稱:丁○○來找我請我幫他開車,他說要去找朋友,我就載他去,我們於113年8月18日去承租車牌號碼000-0000號自用小客車,於翌(19)日我載丁○○去臺中市、彰化縣社頭鄉,再回臺中市,再返回新北市,於翌(20)日則到苗栗縣苗栗市、苗栗縣竹南鎮、南投縣民間鄉及雲林縣西螺鎮,丁○○跟我說到什麼地方之後,就在該處繞來繞去,繞完之後他就背著包包下車,我不知道他走去哪裡,然後他就背著包包走回來上車,我不知道他包包裡是什麼東西云云。經查:  ㈠被告丙○○與被告丁○○一同於113年8月18日至新北市○○區○○路000號宏運租車公司承租車牌號碼000-0000號自用小客車,承租日期為113年8月18日20時24分起至113年8月24日20時24分止,租金7000多元,押金2萬元,租金由被告丁○○支付支付,於翌日即113年8月19日被告丙○○搭載被告丁○○依序前往臺中市、彰化縣社頭鄉、臺中市,於當日晚間再一同返回新北市。其等2人又於113年8月20日上午,再度自新北市出發,依序前往苗栗、南投民間鄉、雲林縣西螺鎮,在此期間,被告丙○○依照被告丁○○指示開至指定地點後就在附近繞,被告丁○○下車會攜帶黑色包包下車,上車亦背著黑色包包。被告丁○○於雲林縣西螺鎮下車後即未再返回車上,被告丙○○則於113年8月22日將車牌號碼000-0000號自用小客車歸還租車公司辦理退租等情,業據被告丙○○供承在卷(偵8114卷第9至21、237至241、259至265、283至285頁、本院卷一第81至88、129至141頁、本院卷二第39至41頁),核與證人即同案被告丁○○於偵查、本院羈押訊問、移審訊問、準備程序及審理時之證述情節大致相符(偵7988卷第23至26、127至131頁、本院聲羈213號卷第31至40頁、本院卷一第63至71、129至141頁、本院卷二第27至42頁),並有車牌號碼000-0000號自用小客車車行紀錄(他卷第121頁)、車牌號碼000-0000號自用小客車租賃契約(他卷第135至137頁)、車牌號碼000-0000號自用小客車登記表單(偵8114卷第151頁)、113年8月20日車牌號碼000-0000號自用小客車在雲林縣轄內車辨資料暨路口監視器畫面截圖(他卷第125至133頁)、現場道路google照片暨查獲照片、備忘錄翻拍照片(他卷第141至161頁)、監視器畫面翻拍截圖(偵8114卷第115、119至133、147至149頁)、臺中市政府警察局113年12月19日中市警刑字第1130108431號函暨函附車行紀錄資料(本院卷一第221、225頁)、雲林縣警察局西螺分局114年1月10日雲警螺偵字第1130021994號函暨函附職務報告、行車軌跡照片(本院卷二第11至21頁)各1份在卷可稽,是此部分事實首應認定。  ㈡被告丙○○雖以前詞置辯,稱其對於被告丁○○在從事何事並不 知情云云,惟查:  ⒈被告丙○○於警詢時供稱:於113年8月18日21時,辦好承租手 續後,丁○○駕駛該租賃車返家,我自己騎我的機車回家,於 113年8月19日6時許,我騎機車去丁○○住處找他,由我駕駛 該租賃車載丁○○到臺中,大約於8至9時許抵達臺中,丁○○就 說要去找朋友,跟我說路要怎麼走,到達一個地點後,他就 指示我在該處繞來繞去,他說他下去一下,我就停留在原地 ,他自己下車徒步走遠,我就沒看到他在做什麼了,大約接 近中午我們前往彰化,大約13至14時抵達彰化,他就說要去 彰化找朋友,一樣到了一個地點後就叫我怎麼開、怎麼繞, 他說他下去一下,他自己下車徒步走遠,我就沒看到他在做 什麼了,大約15至16時我們離開彰化又前往臺中,大約17時 抵達臺中,丁○○說要去找朋友,一樣到了一個地點後就叫我 怎麼開、怎麼繞,他說他下去一下,他自己下車徒步走遠, 我就沒看到他在做什麼了,大約20至21時許離開臺中返回新 北市。於113年8月20日7時,我騎機車先去丁○○住處,我們 駕駛該租賃車,大約上午8至9時抵達苗栗,他說要去找朋友 ,我就停留在原地,他就自己下車徒步走遠,我沒看到他在 做什麼,大約10至11時離開,於12至13時抵達南投,丁○○說 要去找朋友,一樣到了一個地點後他就叫我怎麼開怎麼繞, 他說他下車一下,我就停留原地,他就自己徒步走遠,大約 14至15時抵達雲林西螺,他一樣說要去找朋友,一樣叫我要 怎麼開怎麼繞,我們再去全家買東西,買完他就叫我讓他下 車,並叫我先回家,他要去找朋友;被告丁○○在車上一直在 打字,我不知道他在做什麼等語(偵8114卷第11頁)。足見 於本案案發前一日即113年8月19日至案發當日之113年8月20 日,被告丙○○整日均與被告丁○○均一起行動,並先後至臺中 市、彰化縣社頭鄉、臺中市、苗栗縣苗栗市、苗栗縣竹南鎮 、南投縣民間鄉及雲林縣西螺鎮,被告丙○○固辯稱被告丁○○ 係告知其要去找朋友,然而被告丁○○於抵達定點後,均指示 被告丙○○駕駛車輛在附近繞,被告丁○○則自行下車隨後不久 再行上車,被告丙○○既稱其與被告丁○○為朋友關係,且倘被 告丁○○所為係與日常社交型態相符,被告丁○○當無刻意隱匿 其行動之實際內容而僅泛稱「要找朋友」,對於找朋友之理 由或對象卻隻字未提,甚且要求被告丙○○在指定地點附近巡 繞,其下車後則自行走遠,而非請被告丙○○將車停放在靠近 其友人住處之位置,以利達到尋友目的,被告丙○○既已特地 為了要便利被告丁○○找朋友而承租租賃車搭載被告丁○○,究 竟有何必要多費心力,徒增困擾地於距被告丁○○友人住處有 一定距離之處先讓被告丁○○下車,再由被告丁○○自行徒步走 遠?況依被告丁○○於上開2日間之行徑,於同一日內即從北 部至中部多個定點再於同日駕車返回北部,再於翌日從北部 至中部多個定點,如此密集之行程,被告丁○○尋友之急迫性 可見一斑,然被告丙○○對此異常舉動卻未多加詢問,顯然悖 於常情。   ⒉從事不法詐欺犯行之行為人,因恐其犯行遭查獲而罹有刑責 ,在收取贓款或朋分贓款時,多選擇以層層製造斷點之方式 為之,尤其我國對於車輛軌跡之蒐證技術較為成熟,故為避 免因駕駛車輛直接至車手取款處或上繳上游處遭拍攝車牌號 碼而迅遭查獲,避免犯行暴露之有效方式即為迅速移動避免 停留同一定點太久而增加走露身分之風險,以及透過層層轉 交之方式轉交贓款。由被告丙○○前揭供述可知,其與被告丁 ○○抵達指定處所後,均由被告丙○○駕車在附近巡繞,被告丁 ○○則自行下車步行走遠,顯係刻意斷開被告丁○○與所搭載車 輛間之連結甚明,由此刻意製造斷點之方式,及被告丙○○對 於整個從搭載被告丁○○離開其家、至雲林西螺放被告丁○○下 車之情形均始終參與之情形下,考量被告對此種顯然迥異常 情之搭載方式完全未置一詞,亦未予質疑猶執意為之,尤難 認為被告丙○○對於被告丁○○下車之目的係拿取贓款一情毫不 知情,反可認定被告丙○○確對被告丁○○下車之行動係要拿取 贓款知之甚明(詳後述),故而心照不宣未多加質疑詢問, 甚且小心翼翼配合被告丁○○指示特意製造斷點,避免遭檢警 查獲。  ⒊被告丙○○於偵查之初矢口否認知悉被告丁○○於113年8月20日 在苗栗縣苗栗市、苗栗縣竹南鎮、南投縣民間鄉下車所取者 為詐欺贓款,亦否認知悉被告丁○○所收取詐欺贓款之流向。 然而,被告丙○○及被告丁○○於113年8月20日之整體行動,於 其等前往苗栗縣苗栗市、苗栗縣竹南鎮、南投縣民間鄉時均 由被告丁○○下車,其等在前往雲林縣西螺鎮鹿場里取款途中 ,僅在雲林縣西螺鎮全家便利商店下車購物,此時被告丙○○ 、丁○○均未攜帶包包下車,而後被告丁○○於被告甲○○向告訴 人收款時為警查獲時,被告丁○○身上並未攜有贓款,有113 年8月20日RCE-3570在雲林縣轄內車辨資料暨路口監視器畫 面截圖及雲林縣○○鎮○○里000號全家便利商店前蒐證照片( 他卷第125至133頁)、雲林縣警察局113年8月20日(受執行 人:丁○○)搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表(他卷第109至1 15頁)可參,換言之,被告丁○○在苗栗縣苗栗市、苗栗縣竹 南鎮、南投縣民間鄉所收取之詐欺贓款,於其為警逮捕時, 仍放置在被告丙○○駕駛之車牌號碼000-0000號自用小客車上 。被告丙○○雖否認其車上有上開贓款且否認有送交贓款予他 人,然經證人即同案被告丁○○於本院審理時證稱:我於113 年8月20日去竹南、頭份、名間收錢,收到3個袋子裝錢,我 都是在車輪旁邊拿到的,我拿到就放在我的黑色包包裡面, 我去到西螺時,我黑色包包裡面已經有3個裝錢的小袋子, 我在西螺活動中心附近的廟下車時,沒有帶包包下去,還放 在丙○○開的那臺租賃車上,這是「A8-恩」指示我放在車上 ,「A8-恩」並留下他的FACETIME給我,我把「A8-恩」的FA CETIME念給丙○○聽,丙○○用手機備忘錄記下來,我也有留丙 ○○的FACETIME給「A8-恩」,「A8-恩」有留一個地址,叫丙 ○○送到那個地址,我把地址念給丙○○聽,他導航,我就叫丙 ○○把車上裝錢的大袋子拿去臺中「A8-恩」指定的地點,到 了再用FACETIME打給「A8-恩」;我去南投拿錢時,回到副 駕駛座上,從包包把裝錢的袋子拿出來,袋子沒有綁好,錢 有露出來,丙○○坐在駕駛座上,他有看到等語(本院卷二第 27至39頁),對此被告丙○○則當庭供稱:丁○○要我拿放在車 上裝錢的大袋子去臺中放在一個停車場最後面某臺車子底下 ,我就走了等語(本院卷二第39頁),顯見被告丙○○確實有 將被告丁○○當日在苗栗、南投3地收取之款項在臺中某停車 場轉交不詳人士,又被告於本院審理時復供稱:我有用扣案 的IPHONE 11 PRO手機記錄丁○○叫我把包裹送去的地點,我 也有用這支手機以FACETIME跟「A8-恩」聯絡,「A8-恩」叫 我去臺中的一個市場,然後把錢放在那邊等語(本院卷二第 123頁),依被告丙○○之供述,其對於被告丁○○留置在該租 賃車上之包包內係裝載現金乙節,顯然知悉。而依被告丙○○ 當日之車行紀錄(偵8114卷第69頁),確實顯示車牌號碼00 0-0000號自用小客車於113年8月20日18時40分位置在臺中市 ,且GPS行車軌跡並顯示該車輛係由國道一號高速公路下臺 中中清交流道進入臺中市區(本院卷二第15至21頁),足證 被告丙○○上開供述及證人即同案被告丁○○之證述非屬虛妄。 由是,被告丙○○與被告丁○○抵達雲林縣西螺鎮等待「A8-恩 」指示收取款項,「A8-恩」指示被告丁○○先行下車,並須 將當日稍早在苗栗、南投3地收取之贓款留在車上,由「A8- 恩」指示被告丙○○駕車將贓款送交至臺中市某停車場,放置 在某臺車底,以此方式層轉贓款等節,堪以認定。  ⒋又本案詐欺集團欲向告訴人詐取之財物,即為告訴人所交付 之現金,而詐欺集團於遂行詐欺犯行之過程中,雖因欲隱匿 成員真實身分、確保組織存續,而有多人分工、層層轉交款 項之需求,然最終且唯一目的,仍係在「確保集團能最終能 取得財物及躲避檢警追緝」,是詐欺集團成員出面與告訴人 面交時,首重者即係該車手(自包含收水手)在集團控制之 下,會依指示取款、繳回款項,換言之,詐欺集團必然係在 確保「車手能依指示與被害人面交款項」、「車手有能力取 得被害人信賴(例如車手須知悉以何名目向被害人取款、避 免破綻遭被害人戳破)」、「車手會配合將詐得款項繳回詐 欺集團」之情形下,始會將費盡心思、哄騙、詐得之款項指 定特定車手前往取款。蓋如係使用集團以外、對騙術毫無所 知之第3人前往取款,該人本有隨時變卦之可能(如突然拒 絕交易、終止交易),詐欺集團非僅可能無從取回詐得款項 ,更會因無法預估該車手「是否」或「何時」會因發現交易 有異常、涉及詐欺犯行,逕行報警以證清白,甚至私起盜心 而侵占鉅額款項,均顯著提高犯行遭查緝或失敗之風險,是 如何確保此部分之犯行能順利遂行,乃詐欺集團至為重要之 事。本案,詐欺集團成員「A8-恩」於113年8月19日、20日 指示被告丁○○多次收水並轉交上游,顯見被告丁○○乃詐欺集 團所信賴得以完成詐欺贓款交付之人,然為因應取款現場臨 時狀況乃要求被告丁○○先行下車,先前已取得之贓款則留在 車上由被告丙○○上繳,尤見被告丙○○同為詐欺集團所信賴之 人,蓋若非被告丙○○確實為本案詐欺集團之成員,且詐欺集 團能明確指示、信賴被告丙○○會配合轉交贓款,實難想像本 案詐欺集團有何甘冒損失詐得款項、身分遭暴露之風險,將 已收取動輒數十、數百萬之鉅額款項交轉由被告丙○○轉交之 理。  ⒌況且被告丙○○於警詢時供稱:被告丁○○於雲林縣西螺鎮下車 後就叫我回家,我就開車回新北市,被告丁○○之後就沒有打 給我,我想說他沒有要用車我就於8月22日還車了等語(偵8 114卷第15頁),果若被告丁○○於本院審理時之證述:租車 的押金、租金都是我出的等語(本院卷二第36頁)屬實,且 依被告丙○○所述,係為搭載被告丁○○找朋友方承租車牌號碼 000-0000號自用小客車,則是否用車、何時還車,理應由被 告丁○○決定,又被告丙○○與被告丁○○既為國中學長學弟關係 ,被告丙○○對於被告丁○○表示自己在雲林西螺下車後被告丙 ○○即可自行返家一事,竟未置一詞,對被告丁○○究竟在西螺 從事何事、事後如何返回北部、車牌號碼000-0000號自用小 客車應否退租等後續事宜均毫不在乎,甚且因為被告丁○○沒 有打電話聯繫,就逕予將車牌號碼000-0000號自用小客車退 租,倘非被告丙○○即為詐欺集團之一員,且自忖其已達成詐 欺集團及被告丁○○所託付承租車輛前往收取及轉交贓款之任 務,否則實無如此任意率性自作主張之理。  ⒍依此,足認被告丙○○之辯解並非實情,其應係在知悉被告丁○○所從事者為詐欺集團收水之情況下搭載被告丁○○收款、轉交款項,並因此知悉此等行為係參與詐欺集團之詐欺取財犯行,且會製造金流之斷點後,仍選擇分擔收取詐得款項、交付款項之工作,完成本案詐欺集團之詐欺取財、洗錢未遂之犯行。又被告丙○○既已與「A8-恩」直接聯繫並依指示轉交贓款,雖其所轉交之款項並非本案起訴之範圍,然依其於113年8月19日、20日連續2日內接受被告丁○○異常行動之指示,及於113年8月20日接受「A8-恩」轉交款項之指示,均得據以認定其自始即與被告丁○○及詐欺集團成員「A8-恩」就本案三人以上共同詐欺取財及洗錢行為,有犯意聯絡及行為分擔。又被告丙○○已於113年8月19日駕車搭載被告丁○○四處收取款項,對於被告丁○○所從事者為詐欺集團中收水之角色有所認知,論述如前,仍於翌日繼續從事駕駛車輛搭載被告丁○○至各地收款之工作,並進一步與「A8-恩」直接聯繫,最終取代被告丁○○擔任轉交贓款之重要角色,堪認被告丙○○主觀上有成為該組織成員之認識及意欲,客觀上並有受被告丁○○邀約而加入該組織之行為,而非僅屬單純與該組織成員共同實行犯罪或提供部分助力之角色,是被告丙○○本案所為,亦足構成參與犯罪組織之罪名。  三、綜上所述,被告丙○○前揭所辯,均不足採。本案事證明確, 被告甲○○、戊○○、丁○○及丙○○犯行均堪認定,應予依法論科 。 參、論罪科刑 一、本案檢察官並未主張被告甲○○、戊○○、丁○○及丙○○有參與本 案詐欺集團對告訴人於113年6月17日至同年7月24日間共詐 得680萬元之犯行,或渠等可預見本案詐騙集團係在臉書社 群網站上刊登投資廣告吸引告訴人,卷內亦乏其他證據可徵 有此情形,本案就被告4人涉案部分,應無詐欺犯罪危害防 制條例第43條、第44條規定之情形,合先敘明。 二、按加重詐欺罪,係侵害個人財產法益之犯罪,其罪數之計算 ,核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益有所不同,審酌現今 詐欺集團之成員皆係為欺罔他人,騙取財物,方參與以詐術 為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為 繼續中,先後多次為加重詐欺之行為,為避免重複評價,即 應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準,以「該案件」 中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合 (最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照)。查被 告4人所加入而參與之詐欺集團,係以詐騙他人金錢獲取不 法所得為目的,由詐欺集團成員分層負責各階段之行為,包 括指示被告甲○○收取款項之「吳冠廷」、指示被告戊○○監控 被告甲○○收取款項之FACETIME門號「+000000000000」、指 示被告丁○○、丙○○向被告甲○○收取款項之「A8-恩」,及被 告甲○○、戊○○、丁○○及丙○○各自擔任之車手、監控手、收水 手等人共同參與詐欺取財之實行,堪認本案詐欺集團,係透 過事前規劃及縝密分工,仰賴成員間彼此配合,顯非為立即 實施犯罪而隨意組成者,已屬有結構性組織,且成員已有3 人以上甚明。從而,本件詐欺集團係以實施詐術為手段,所 組成具有牟利性之有結構性組織,而屬組織犯罪防制條例第 2條第1項所稱之犯罪組織,已堪認定。被告甲○○自承係依照 「吳冠廷」指示而擔任典型之詐欺集團「車手」角色,且會 將款項轉交予他人;被告戊○○自承係依照「+000000000000 」指示擔任監控車手面交過程之「監控手」角色,且確認車 手即被告甲○○有收受被害人款項,即可獲得一日3,000元之 報酬;被告丁○○自承係依照「A8-恩」指示擔任向車手收取 款項之「收水手」角色,且會將款項轉交予他人;被告丙○○ 自承係依照「A8-恩」指示,將被告丁○○在苗栗縣苗栗市、 苗栗縣竹南鎮、南投縣民間鄉收取之贓款放置在臺中市某停 車場某車子底下,而被告4人為本案犯行時均已成年,亦非 無相當社會經驗之人,足認依其智識程度,當知悉本案均為 集團性犯罪,且成員有3人以上,是被告4人主觀上對上情有 所認識,仍加入分別擔任上述工作,自均具有參與犯罪組織 之主觀犯意及客觀行為,至為灼然。又本案為被告4人最先 繫屬於法院之首次加重詐欺犯行,此有被告4人之臺灣高等 法院被告前案紀錄表在卷可查(見本院卷一第3至43頁), 揆諸前揭說明,應就被告4人本案犯行論以組織犯罪防制條 例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。  三、核被告甲○○所為,係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪、組織犯罪防制條例第3條第l項後段之參與犯罪組織罪。被告戊○○、丁○○及丙○○所為,均係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪、組織犯罪防制條例第3條第l項後段之參與犯罪組織罪。被告甲○○所犯偽造署名,乃偽造私文書之部分行為,又偽造私文書、特種文書後復持以行使,其偽造之低度行為經行使之高度行為所吸收,均不另論罪。公訴意旨雖漏未敘及被告甲○○所為構成刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪,惟此部分與已起訴部分之基本社會事實同一,具有想像競合犯之裁判上一罪關係,為起訴效力所及,復經本院於準備程序、審理中均當庭告知被告甲○○上開罪名(本院卷一第236頁、本院卷二第118頁),已無礙被告甲○○防禦權之行使,本院自得併予審究。 四、被告甲○○、戊○○、丁○○及丙○○就三人以上共同詐欺取財未遂 、洗錢未遂犯行部分,與本案詐欺集團成員間,具有相互利 用之共同犯意,並各自分擔部分犯罪行為,應論以共同正犯 。被告甲○○就行使偽造私文書、行使偽造特種文書部分,另 與「吳冠廷」等本案詐欺集團成員間,有犯意聯絡及行為分 擔,亦應論以共同正犯。 五、按刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯,其存在之目的 ,在於避免對於同一不法要素予以過度評價,則自然意義之 數行為,得否評價為法律概念之一行為,應就客觀構成要件 行為之重合情形、主觀意思活動之內容、所侵害之法益與行 為間之關聯性等要素,視個案情節依社會通念加以判斷。如 具有行為局部之同一性,或其行為著手實行階段可認為同一 者,得認與一行為觸犯數罪名之要件相侔,而依想像競合犯 論擬(最高法院105年度台非字第66號判決意旨參照),是 被告甲○○所為三人以上共同詐欺取財未遂、行使偽造私文書 、行使偽造特種文書、洗錢未遂、參與犯罪組織等犯行;被 告戊○○、丁○○及丙○○所為三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢 未遂、參與犯罪組織等犯行,均旨在詐得他人之款項,均係 在同一犯罪決意及預定計畫下所為階段行為,因果歷程並未 中斷,具有行為局部之同一性,得認屬同一行為,均係以一 行為觸犯數罪名,各為想像競合犯,各均應依刑法第55條前 段規定,從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。 六、刑罰減輕事由  ㈠刑法第25條第2項規定   被告甲○○、戊○○、丁○○及丙○○本案犯行,已著手實施三人以 上共同詐欺取財犯行之際,尚未取得詐欺款項前即遭查獲, 其犯行應屬未遂,考量其犯罪情節不若既遂犯嚴重,爰依刑 法第25條第2項規定,減輕其刑。    ㈡詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定   被告甲○○、丁○○就本案犯行,於偵查、審理時均已自白,被 告甲○○、丁○○均供稱供稱本案犯行尚未取得報酬(本院卷一 第240頁、本院卷二第29頁),亦無證據可徵渠等因本案未 遂犯行已取得犯罪所得,堪認渠等所為均符合詐欺犯罪危害 防制條例第47條前段規定,爰依該規定減輕其刑。至被告戊 ○○於偵查中否認犯行,被告丙○○則於偵查及審理時均否認犯 行,自無詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減刑規定之適用 。      ㈢組織犯罪防制條例第8條第1項後段、洗錢防制法第23條第3項 規定   被告甲○○及丁○○於偵查中及本院審理時均自白參與犯罪組織 、一般洗錢犯行,且無犯罪所得,依組織犯罪防制條例第8 條第1項後段、洗錢防制法第23條第3項規定原應減輕其刑, 惟被告甲○○及丁○○此部分所犯核屬前述想像競合犯各罪中之 輕罪,且此部分想像競合輕罪得減刑部分並未形成處斷刑之 外部性界限,是由本院於後述依刑法第57條量刑時,一併衡 酌該部分減輕其刑事由即可(最高法院109年度台上字第393 6號判決意旨參照),併予敘明。  ㈣被告甲○○及丁○○就本案犯行有刑法第25條第2項、詐欺犯罪危 害防制條例第47條前段規定之複數減輕事由,爰依刑法第70 條規定依序遞減之。 七、爰以行為人之責任為基礎,審酌現今社會詐騙型態趨向集團 化、組織化、態樣繁多且分工細膩,因而造成民眾財產損失 慘重,使人與人之互信、互動,個人與國家、社會組織之運 作、聯繫同受打擊,對整體社會秩序影響不可謂之不大,被 告甲○○、戊○○、丁○○及丙○○加入本案詐欺集團,渠等行為增 加他人財產法益受害之危險,更著手製造金流斷點,並阻礙 犯罪偵查,所為實屬不該。考量渠等各自分工之內容及參與 之程度不一,被告甲○○擔任取款車手,負責出面取信被害人 並收取現金,乃詐欺集團能否順利取款之關鍵,被告丁○○擔 任收水負責向車手收取款項並轉交上手,屬確保詐欺贓款得 以順利上繳、使詐欺集團詐欺及洗錢犯行得以遂行之重要角 色,其等2人本案犯行之刑度自應反應其等參與之程度;被 告戊○○則僅負責監控車手與被害人面交是否順利,對於贓款 則無實質掌控力,而被告丙○○雖與本案詐欺集團有犯意聯絡 及行為分擔業如前述,然其就本案犯罪事實係搭載被告丁○○ 前來收水,參與程度究未若被告丁○○為重。參以被告4人就 本次犯行均尚未取得報酬,而被告甲○○、丁○○於偵查、審理 時均坦承犯行,被告戊○○雖於偵查中否認犯行,嗣於審理時 終能坦承犯行,被告丙○○則始終否認犯行等犯後態度,及被 告4人均未與告訴人達成和解或調解;佐以被告4人如臺灣高 等法院被告前案紀錄表所示之素行(見本院卷一第3至43頁 );兼衡被告甲○○自述高職畢業之智識程度、從事粗工、未 婚、無子女、無須扶養他人之生活狀況,被告戊○○自述高職 畢業之智識程度、打零工、有一未成年子女、與父母同住之 生活狀況,被告丁○○自述高職肄業、從事鷹架工、與祖母及 妹妹同住,被告丙○○自述高中畢業之智識程度、打零工、未 婚、與父親、祖母及妹妹同住之經濟及家庭生活狀況(本院 卷二第133至134頁),分別量處如主文所示之刑。   八、沒收  ㈠扣案如附表編號1所示之本案工作證、編號2所示之本案收據 ,均係「吳冠廷」提供與被告甲○○用以出示取信告訴人所用 之物,經認定如前;而如附表編號3至6所示之手機,依序各 係被告甲○○、戊○○、丁○○及丙○○用與本案詐欺集團聯繫所用 之物,經渠等供承在卷(本院卷一第69、93、132、196頁、 本院卷二第122、123頁),俱屬其犯罪所用之物,均應依詐 欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。本案收據 上「瑞奇國際投資股份有限公司」、「陳玉梅」之印文、「 李玟僅」之簽名署押,雖均屬偽造,本應依刑法第219條規 定宣告沒收,惟因本案收據既已宣告沒收,自無再依此規定 重為宣告沒收之必要。  ㈡被告甲○○、戊○○、丁○○均供稱就本案犯行未領得報酬(本院 卷一第192、240頁、本院卷二第29頁),又被告丙○○否認犯 行,被告丁○○並證稱:我請丙○○幫我開車,一天給1、2千, 但我還沒有給他錢等語(本院卷一第65頁),是本案尚無證 據可徵渠等因本案詐欺取財未遂犯行已實際取得犯罪所得, 爰不予宣告沒收或追徵。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官己○○提起公訴,檢察官王元隆到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  18  日          刑事第六庭 審判長法 官 梁智賢                    法 官 郭玉聲                   法 官 陳靚蓉 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)。「切 勿逕送上級法院」。                   書記官 余冠瑩 中  華  民  國  114  年  3   月  18  日 附錄本案論罪科刑法條: 組織犯罪防制條例第3條第1項 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者,處3年以上10年以下有期 徒刑,得併科新臺幣1億元以下罰金;參與者,處6月以上5年以 下有期徒刑,得併科新臺幣1000萬元以下罰金。但參與情節輕微 者,得減輕或免除其刑。 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書,足以生損害於公眾或他人者,處5年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書,足以生損害於公眾或他人者,處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 中華民國刑法第216條 行使第210條至第215條之文書者,依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科100萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣1億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元以 下罰金。 前項之未遂犯罰之。       附表: 編號 扣案物名稱 數量 所有人 備註 1 工作證(姓名:李玟僅、職務:外務專員、部門:外務部) 1個 甲○○ 他卷第85頁下圖 2 瑞奇國際投資股份有限公司公庫送款回單(存款憑證)(其上有偽造之「瑞奇國際投資股份有限公司」、「陳玉梅」之印文,另有甲○○偽造之「李玟僅」簽名署押,並記載收訖230萬元) 1張 甲○○ 他卷第59頁圖 3 手機 1支 甲○○ 門號:0000000000 4 IPHONE 14 PRO手機 1支 戊○○ IMEI:000000000000000、    000000000000000 5 IPHINE 12 手機 1支 丁○○ IMEI:000000000000000 6 IPHONE 11 PRO手機 1支 丙○○ IMEI:000000000000000、    000000000000000

2025-03-18

ULDM-113-訴-507-20250318-1

臺灣雲林地方法院

詐欺

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度訴字第590號 公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 吳昆學 上列被告因詐欺案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第8319 號),被告於準備程序就被訴事實為有罪之陳述,經本院合議庭 裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序,判決如下:   主 文 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年肆月。 未扣案之犯罪所得總計新臺幣壹萬元沒收之,於全部或一部不能 沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。   事 實 一、甲○○基於參與犯罪組織之犯意,於民國113年3月間起加入真 實身分不詳、通訊軟體暱稱「洋蔥」、「Sele Na」等人所 組成以實施詐術為手段,具有三人以上、持續性、牟利性、 結構性之從事詐欺取財犯罪之犯罪組織(下稱本案詐欺集團 ,無證據證明組織成員中有未成年人),並在本案詐欺集團 內擔任提領詐欺款項之人(俗稱車手,以下簡稱車手)。加 入本案詐欺集團後,甲○○與「洋蔥」、「Sele Na」等本案 詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有,基於三人以上共 同詐欺取財、隱匿詐欺犯罪所得去向之洗錢之犯意聯絡,先 由「Sele Na」向乙○○佯稱有買家要向其購貨,要求乙○○先 支付購貨成本,致乙○○陷於錯誤,於附表所示時間匯款附表 所示金額至附表之人頭帳戶,再由甲○○依上游成員指示先在 花盆旁拿取金融卡、密碼,並於附表所示之時、地提領款項 ,自贓款中抽取新臺幣(下同)8,000元、2,000元以為酬勞 後,再將其餘贓款放置花盆旁,由不詳詐欺集團成員收走款 項,以此方式製造前開犯罪金流之斷點,致無從追查前揭犯 罪所得之去向,而掩飾、隱匿該犯罪所得。嗣乙○○報警處理 ,始循線查悉上情。 二、案經乙○○訴由雲林縣警察局臺西分局報告臺灣雲林地方檢察 署檢察官偵查起訴。   理 由 一、本案被告甲○○所犯之罪,非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年以上有期徒刑之罪,或高等法院管轄第一審之案件,被告 於準備程序中,就前揭被訴事實為有罪之陳述,經告以簡式 審判程序之旨,並聽取被告與公訴人之意見後,本院爰依刑 事訴訟法第273條之1第1項規定,裁定本案行簡式審判程序 。 二、證據名稱  ㈠證人乙○○警詢之證述(偵卷第77至80頁)  ㈡內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵卷第81至83頁)  ㈢新北市政府警察局淡水分局竹圍派出所陳報單、受理詐騙帳 戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類 案件紀錄表(偵卷第75、89至91、101、113、115頁)、金 融機構聯防機制通報單(偵卷第157至159、162頁)  ㈣匯款紀錄(偵卷第145頁)  ㈤受詐騙對話紀錄(偵卷第117至127頁)  ㈥監視器錄影畫面截圖(偵卷第35至72頁)、雲林縣警察局臺 西分局113年9月30日雲警西偵字第1130016112號函暨附件( 偵卷第241至248頁)  ㈦永豐商業銀行(帳號:00000000000000號)、台北富邦帳戶 (帳號:00000000000000號)交易明細(偵卷第19至23、25 至27頁)  ㈧熱點資料案件詳細列表(偵卷第29至31頁)  ㈨車輛詳細資料報表(偵卷第73頁)  ㈩被告警詢、偵訊、本院準備及簡式審判程序之供述(偵卷第9 至18、233至236頁,本院卷第56至58、66頁) 三、論罪科刑  ㈠按行為後法律有變更者,適用行為時之法律,但行為後之法 律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2 條第1項定有明文。新舊法比較如下:  ⒈被告行為後,詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公 布,第47條於同年0月0日生效施行,該條例第47條前段規定 :犯詐欺犯罪,在偵查及歷次審判中均自白,如有犯罪所得 ,自動繳交其犯罪所得者,減輕其刑。被告本案所犯刑法第 339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪,於偵查及 本院審理中雖均坦承犯行,惟其並無繳交犯罪所得,即無該 條例第47條前段減刑規定之適用。  ⒉被告行為後,洗錢防制法亦於113年7月31日修正公布,同年0 月0日生效施行(第6條、第11條自113年11月30日施行):  ①修正前洗錢防制法第14條第1項規定:「有第二條各款所列洗 錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科5百萬元以下罰金。」 ,修正後則移列為同法第19條第1項規定:「有第二條各款 所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併科1億元 以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者,處6月 以上5年以下有期徒刑,併科5千萬元以下罰金。」,並刪除 修正前同法第14條第3項「前二項情形,不得科以超過其特 定犯罪所定最重本刑之刑」之規定。經查,被告本案所犯洗 錢犯行之特定犯罪為加重詐欺取財罪,而其洗錢之財物或財 產上利益未達1億元,是依現行洗錢防制法第19條第1項規定 ,其科刑範圍為有期徒刑6月以上5年以下;而依113年7月31 日修正前之規定,其科刑範圍係有期徒刑(2月以上)7年以 下。是依被告行為時即修正前洗錢防制法第14條第1項規定 ,法定刑上限為有期徒刑7年,依裁判時法即修正後同法第1 9條第1項後段規定,法定刑上限為有期徒刑5年,以裁判時 法即修正後之規定較有利於被告。  ②修正前洗錢防制法第16條第2項規定:「犯前四條之罪,在偵 查及歷次審判中均自白者,減輕其刑。」;修正後移列同法 第23條第3項前段則規定:「犯前四條之罪,在偵查及歷次 審判中均自白者,如有所得並自動繳交全部所得財物者,減 輕其刑。」,被告於偵查及本院審理中雖均坦承犯行,惟其 並無繳交犯罪所得,經比較修正前、後之規定,自以修正前 之洗錢防制法第16條第2項規定較有利於被告。  ③揆諸前揭說明,因上揭洗錢防制法之減刑規定屬必減規定, 故應以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為量刑,是經綜合 比較上述各條文修正前、後之規定,自整體以觀,適用113 年7月31日修正之前之洗錢防制法之處斷刑範圍為有期徒刑1 月以上6年11月以下(適用修正前洗錢防制法第16條第2項減 刑規定),適用現行洗錢防制法之處斷刑範圍則為有期徒刑 6月以上5年以下(無適用現行洗錢防制法第23條第3項規定 減刑),參以刑法第35條第2項規定:「同種之刑,以最高 度之較長或較多者為重。最高度相等者,以最低度之較長或 較多者為重」,是經整體比較結果,應認113年7月31日修正 後即現行洗錢防制法規定對被告較為有利,故本案應依刑法 第2條第1項但書,適用現行洗錢防制法之相關規定。  ㈡核被告所為,係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢 罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。  ㈢現今犯罪集團參與人數眾多,分工亦甚縝密,為達詐欺取財 之目的,復為隱匿日後犯罪所得,防止遭查緝,多區分為實 施詐欺之人、提領詐欺所得之人及收集人頭帳戶之人,彼等 均係詐欺集團組成所不可或缺之人,彼此分工,均屬犯罪集 團之重要組成成員。經查,本件詐欺犯行,推由本案詐欺集 團不詳成員撥打電話向被害人實行詐術,致陷於錯誤而交付 財物,並由被告取得財物,堪認被告與本案詐欺集團成員, 係相互協助分工以遂行整體詐欺計畫。被告雖僅擔任取得款 項之「車手」工作,惟其與該集團成員間互相分工,堪認係 在合同意思範圍內,各自分擔犯罪行為之一部,並相互利用 他人之行為,以達犯罪之目的,依前揭說明,自應負共同正 犯之責。是被告就本案犯行,與「洋蔥」、「Sele Na」及 其他不詳之本案詐欺集團成員,有犯意聯絡及行為分擔,為 共同正犯。  ㈣被告以一行為犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財罪 、一般洗錢罪,為想像競合犯,應依刑法第55條規定從一重 處斷,即以三人以上共同詐欺取財罪處斷。  ㈤想像競合犯之處斷刑,本質上係「刑之合併」,其所謂從一 重處斷,乃將想像競合犯組成之評價上數罪,合併為科刑一 罪,其所對應之刑罰,亦合併其評價上數罪之數法定刑,而 為一個處斷刑。易言之,想像競合犯侵害數法益者皆成立犯 罪,論罪時必須輕、重罪併舉論述,同時宣告所犯各罪名, 包括各罪有無加重、減免其刑之情形,亦應說明論列,量刑 時併衡酌輕罪部分量刑事由,評價始為充足,然後依刑法第 55條前段規定「從一重處斷」,非謂對於其餘各罪可置而不 論。因此,法院決定處斷刑時,雖以其中最重罪名之法定刑 ,做為裁量之準據,惟於裁量其輕重時,仍應將輕罪合併評 價在內(最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨 參照)。被告所犯參與犯罪組織罪,符合組織犯罪防制條例 第8條第1項後段之減刑規定,但因此部分屬輕罪部分,僅於 理由說明,列入量刑考量。  ㈥爰審酌詐騙事件層出不窮,嚴重影響社會治安,被告不思以 正當方式賺取生活所需,竟為獲取金錢而擔任車手,配合本 案詐欺集團提領詐欺款項後轉交給上手,其所為屬本件加重 詐欺取財犯行不可缺少之一環,且其所為製造金流斷點,掩 飾、隱匿詐欺所得去向,增加受害者尋求救濟之困難,並使 犯罪之追查趨於複雜,所為實在不可取。又被告有違反毒品 危害防制條例之前科,有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷 可稽,素行未臻良好。另衡及被害人損失之金額、被告犯罪 所生之危害,被告犯後坦承犯行,符合輕罪之減刑事由,未 與被害人調解或賠償,暨被告於審判中自陳未婚、無子女、 國中肄業之教育程度、入監前從事板模工作等一切情狀,量 處如主文所示之刑。 四、沒收部分:   刑法第2條第2項明定,刑法沒收適用裁判時之法律,是本案 沒收部分並無新舊法比較問題,應逕適用修正後規定。又犯 洗錢防制法第19條之罪,洗錢之財物或財產上利益,不問屬 於犯罪行為人與否,沒收之;犯第19條之罪,有事實足以證 明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益,係 取自其他違法行為所得者,沒收之,現行洗錢防制法第25條 第1項、第2項分別有所明文。次按犯罪所得,屬於犯罪行為 人者,沒收之;前二項之沒收,於全部或一部不能沒收或不 宜執行沒收時,追徵其價額。宣告前二條之沒收或追徵,有 過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微,或為 維持受宣告人生活條件之必要者,得不宣告或酌減之。刑法 第38條之1第1項前段及第3項、第38條之2第2項分別定有明 文。  ㈠被告擔任本案之車手獲有1萬元之犯罪所得,業據被告供承明 確(本院卷第67頁),並未扣案,爰依刑法第38條之1第1項 、第3項之規定,宣告沒收之,且於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時,追徵其價額。  ㈡被害人受騙匯入附表所示人頭帳戶之詐欺贓款,固為被告與 本案詐欺集團成員以前揭洗錢犯行所隱匿之洗錢財物,然除 上述1萬元外,被告業將提領之詐欺贓款轉交上手,已難認 被告就被害人遭詐取之款項有何事實上之支配處分權,且卷 內亦無充分證據足認其仍實際掌控此部分洗錢行為標的,若 對被告宣告沒收全部洗錢之財物,容有過苛之虞,爰依刑法 第38條之2第2項規定,不予宣告沒收或追徵。 據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第310條之2、第454條第1項,判決如主文。 本案經檢察官顏鸝靚提起公訴,檢察官段可芳到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  18   日          刑事第三庭 法 官 張恂嘉 以上正本證明與原本無異。          如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)。「切 勿逕送上級法院」。                書記官 林美鳳 中  華  民  國  114  年  3   月  18  日 附錄本案論罪科刑法條: 組織犯罪防制條例第3條第1項 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者,處三年以上十年以下有期 徒刑,得併科新臺幣一億元以下罰金;參與者,處六月以上五年 以下有期徒刑,得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕 微者,得減輕或免除其刑。 現行洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者,處三年以上十年以下有期徒刑, 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者,處六月以上五年以下有期徒刑,併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者,處一年以上七年 以下有期徒刑,得併科一百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 附表: 告訴人 匯款時間(民國) 匯款金額(新臺幣) 人頭帳戶 提領人 提領地點 提領時間 乙○○ ㈠113年3月21日11時28分許 ㈡113年3月21日11時49分許 ㈠259,432元 ㈡300,000元 ㈠洪文賢之永豐帳戶(帳號:00000000000000號) ㈡洪文賢之富邦帳戶(帳號:00000000000000號) 甲○○ ㈠ 1、嘉義縣○○鎮○○路000號統一超商園宸門市 2、雲林縣○○鄉○○○路000號統一超商四湖門市 3、雲林縣○○鄉○○○路000號統一超商四湖門市 ㈡ 1、嘉義縣○○鎮○○路00號全家超商大林達鄰門市 2、雲林縣○○鄉○○○路000號統一超商四湖門市 ㈡ 1、113年3月21日12時39分、12時40分、12時40分、12時41分、12時42分、12時42分接續提領20,000元6筆。 2、同年3月22日0時27分、27分、28分、29分、30分、30分接續提領20,000元6筆 3、同年3月23日23時15分,接續提領19,000元1筆 ㈡ 1、113年3月21日13時22分、23分、24分、24分、25分、26分、27分、27分接續提領20,000元7筆、10,000元1筆 2、同年3月22日0時31分、32分、33分、34分、35分、35分、36分、37分,接續提領20,000元7筆、9,000元1筆。

2025-03-18

ULDM-113-訴-590-20250318-1

聲保
臺灣雲林地方法院

假釋付保護管束

臺灣雲林地方法院刑事裁定 114年度聲保字第54號 聲 請 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 受 刑 人 陳怡君 上列受刑人因違反毒品危害防制條例案件,聲請人聲請付保護管 束(114年度執聲付字第38號),本院裁定如下:   主  文 陳怡君假釋中付保護管束。   理  由 聲請意旨略以:受刑人陳怡君前因毒品危害防制條例案件,分別 經法院判處有期徒刑5年11月、4年,並移付執行,茲查受刑人奉 准假釋,而該案犯罪事實最後裁判之法院為本院(109年度訴字 第888號),爰聲請於其假釋中付保護管束等語。本院審核有關 文件,認聲請為正當,爰依刑事訴訟法第481條第1項、刑法第93 條第2項、第96條但書,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3  月  18  日          刑事第一庭  法 官 黃震岳 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀。                 書記官 沈詩婷 中  華  民  國  114  年  3   月  18  日

2025-03-18

ULDM-114-聲保-54-20250318-1

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