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聲簡再
臺灣橋頭地方法院

聲請再審

臺灣橋頭地方法院刑事裁定 113年度聲簡再字第6號 聲 請 人 即受判決人 謝駿賢 上列聲請人即受判決人對於本院中華民國111年9月19日所為之確 定判決(111年度簡字第1693號),聲請再審,本院裁定如下:   主 文 再審之聲請駁回。   理 由 一、聲請再審意旨略以:聲請人即受判決人謝駿賢(下稱聲請人 )因竊盜案件,經本院以111年度簡字第1693號判決確定( 下稱原確定判決),該案主文記載「未扣案犯罪所得即車號 000-0000號重型機車(下稱本案機車)共同沒收,於全部或 一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。」然依臺灣 高雄地方檢察署檢察官111年度偵字第31134號起訴書第一點 第4行載明本案機車於111年5月31日0時6分許業經臺灣高雄 地方檢察署扣押,此為判決確定前已存在而未及調查斟酌之 新事實、新證據,故請准就原確定判決主文諭知本案機車沒 收部分,予以撤銷,爰依法聲請再審等語。 二、按再審制度係為發現確實之事實真相,以實現公平正義,而 於案件判決確定後,另設之特別救濟管道,重在糾正原判決 事實認定之錯誤。惟確定判決因生既判力進而有執行力,如 因聲請再審導致一再拖延而未執行,亦有害判決公信及法安 定性,因而當有嚴格條件限制。而有罪之判決確定後,因發 現新事實或新證據,單獨或與先前之證據綜合判斷,足認受 有罪判決之人應受無罪、免訴、免刑或輕於原判決所認罪名 之判決者,為受判決人之利益,得聲請再審,刑事訴訟法第 420條第1項第6款定有明文。亦即必須受判決人有因再審而 受「無罪」、「免訴」、「免刑」或「輕於原判決所認罪名 」等4種結果,始符該款要件。憲法法庭112年憲判字第2號 判決固將其中「免刑」擴大為「減輕或免除其刑」,然此究 屬特例,尚難執以類推適用於「沒收」部分,而破壞前述聲 請再審應有嚴格條件限制之原則(最高法院112年度台抗字 第1545號裁定意旨參照)。查本件聲請人既係就原確定判決 主文諭知沒收本案車輛部分聲請再審,縱其所述為可採,至 多僅涉沒收物是否業經查扣及追徵金額之高低,仍無從使其 受無罪、免訴、免刑或輕於原判決所認「罪名」之判決,揆 之前揭說明,本件聲請非屬刑事訴訟法第420條第1項第6款 之再審要件,其聲請不合法,應予駁回。 三、刑事訴訟法第429條之2規定:「聲請再審之案件,除顯無必 要者外,應通知抗告人及其代理人到場,並聽取檢察官及受 判決人之意見。但無正當理由不到場,或陳明不願到場者, 不在此限。」依其立法理由謂:「再審制度之目的係發現真 實,避免冤抑,對於確定判決以有再審事由而重新開始審理 ,攸關當事人及被害人權益甚鉅。為釐清聲請是否合法及有 無理由,除聲請顯屬程序上不合法或顯無理由而應逕予駁回 ,例如非聲請權人聲請再審,或聲請顯有理由,而應逕予裁 定開啟再審者外,原則上應賦予抗告人及其代理人到庭陳述 意見之機會,並聽取檢察官及受判決人之意見,俾供法院裁 斷之參考;惟經通知後無正當理由不到場,或已陳明不願到 場者,法院自得不予通知到場,爰增訂本條。」亦即聲請再 審原則上應踐行訊問程序,徵詢當事人之意見以供裁斷,惟 基於司法資源之有限性,避免程序濫用(即「顯不合法」或 「顯無理由」),或欠缺實益(即「顯有理由」),於顯無 必要時,得例外不予開啟徵詢程序。則此法文所指「顯不合 法」或「顯無理由」,應係指聲請之不合法或無理由具有「 顯然性」,亦即自形式觀察即得認其再審聲請係「不合法」 或「無理由」,而屬重大明白者而言(最高法院109年度台 抗字第261號裁定意旨參照)。本件自形式觀察,即可認聲 請人據以聲請再審之證據及理由,不符刑事訴訟法第420條 第1項之再審事由要件,基於司法資源之有限性,本件即無 適用前揭規定開啟徵詢程序之必要,併予敘明。 四、依刑事訴訟法第434條第1項,裁定如主文。 中  華  民  國  113  年  11  月  29  日          刑事第七庭  法 官  李冠儀 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。 中  華  民  國  113  年  11  月  29  日                 書記官  陳又甄

2024-11-29

CTDM-113-聲簡再-6-20241129-1

聲自
臺灣橋頭地方法院

聲請准許提起自訴

臺灣橋頭地方法院刑事裁定 113年度聲自字第50號 聲 請 人 陳春亮 代 理 人 高峯祈律師 劉子豪律師 廖顯頡律師 被 告 楊世昌 楊清宗 楊志明 上列聲請人因被告詐欺案件,不服臺灣高等檢察署高雄檢察分署 檢察長駁回再議之處分(113年度上聲議字第1975號,原不起訴 處分案號:臺灣橋頭地方檢察署113年度偵字第12030號),聲請 准許提起自訴,本院裁定如下:   主 文 聲請駁回。   理 由 一、按聲請人不服上級檢察署檢察長或檢察總長認再議為無理由 而駁回之處分者,得於接受處分書後10日內委任律師提出理 由狀,向該管第一審法院聲請准許提起自訴,刑事訴訟法第 258條之1第1項定有明文。查本件聲請人陳春亮告訴被告楊 世昌、楊清宗、楊志明涉犯詐欺案件,經臺灣橋頭地方檢察 署(下稱橋頭地檢署)檢察官以113年度偵字第12030號為不 起訴處分(下稱原不起訴處分),聲請人不服,聲請再議, 經臺灣高等檢察署高雄檢察分署(下稱高雄高分檢)檢察長 認再議無理由,於民國113年7月29日以113年度上聲議字第1 975號處分書駁回再議(下稱駁回再議處分),且駁回再議 處分於113年8月1日合法送達聲請人等情,有送達證書在卷 可稽,是聲請人於113年8月9日委任律師向本院聲請准許提 起自訴,合於前揭法律規定,先予敘明。 二、告訴意旨略以:被告楊世昌與被告楊清宗、楊志明係父子關 係,被告楊世昌為農生企業股份有限公司(下稱農生公司) 董事長,被告楊清宗為農生公司前任總經理,被告楊志明為 農生公司現任總經理,而聲請人則係崧歡行股份有限公司( 下稱崧歡行)之董事長。緣崧歡行因積欠諸多債務,公司名 下所有土地、建物、廠房及機器、設備等資產(下合稱本案 資產),均遭債權人聲請強制執行及查封登記。詎被告楊世 昌、楊清宗及楊志明為謀取本案資產,竟共同意圖為自己不 法之所有,基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡,於92年1 0月28日某時,推由被告楊清宗代理農生公司與聲請人簽訂 「不動產債權與抵押權權利及機械權利移轉契約書」(下稱 甲契約),約定農生公司出資新臺幣(下同)1億8500萬元 ,由聲請人協助農生公司收購取得各債權人對崧歡行之債權 ,農生公司再以債權抵繳之方式於法院拍賣程序中迂迴取得 本案資產。嗣聲請人依約與崧歡行之債權人協商後,農生公 司於96年7月5日在臺灣高雄地方法院94年度執字第56696號 拍賣抵押物執行案件中,以價金1億7668萬元(以債權抵繳1 億5111萬6621元,以保證金抵繳2556萬3379元)拍賣取得崧 歡行遭強制執行之本案資產。惟農生公司於聲請人依約完成 協商事務後,僅於93年間給付8000萬元予聲請人,尚積欠1 億500萬元,嗣經聲請人多次催討未果,始知受騙。因認被 告楊世昌、楊清宗、楊志明共同涉犯刑法第339條之4之3人 以上共同詐欺取財罪嫌。 三、聲請意旨略以:(一)原不起訴處分及駁回再議處分以契約書 寫格式斷定甲契約為假契約,然文書究應直式、横式書寫, 僅是民間慣例並無強制性,且甲契約亦非政府機關之往來公 文書,無須依照公文程式條例第7條規定撰擬。再公文程式 條例第7條係於93年5月19日修正施行,與聲請人主張甲契約 之製作時間92年10月28日僅相隔約7個月,在此過渡期間, 簡文彥代書先行以横式書寫格式製作該契約,應屬合理。且 簡文彥代書當時甫開始自行獨立執業,其所使用之契約書寫 格式採較為新穎之横式書寫,亦屬合理。當難憑甲契約採横 式書寫即認該契約並非92年10月28日所製作簽屬,進而斷定 該契約為假契約。(二)又聲請人之所以直至97年4月25日起 至98年6月5日止始從農生公司處兌領取得1億元,係因本案 相關房地,雖自92年間即由農生公司開始使用占有,然聲請 人至97年4月25日前方使農生公司就上開房地取得所有權, 故農生公司於97年4月2起至98年6月5日間始陸續給付聲請人 共1億元款項。原不起訴處分及駁回再議處分逕以上開1億元 款項之給付時間,即認92年10月28日簽署之甲契約為假契約 ,認事用法顯有違誤。(三)況上開房地於92年10月28日雙方 簽訂契約當時,法院公告鑑價仍有1億7000多萬元之價值, 倘若排除上開房地上之租賃關係,價值更高達近3億元,單 就上開房地上租賃物每年租金即已高達1200萬元,且農生公 司至97年為止已實際占有、使用該等房地5、6年之久,若加 計此段期間之租金,連同房地本身之價值,價值共高達約3 億6000萬元,則聲請人豈有可能僅用8500萬元即將本案資產 賤賣予農生公司,顯見甲契約應為真,方符合客觀上之交易 條件。 四、立法者為維持對於檢察官不起訴或緩起訴處分之外部監督機 制,並賦予聲請人提起自訴之選擇權,爰在我國公訴與自訴 雙軌併行之基礎上,將交付審判制度適度轉型為「准許提起 自訴」之換軌模式,而於112年5月30日將刑事訴訟法第258 條之1第1項原規定之「聲請交付審判」修正通過為「聲請准 許提起自訴」。又關於准許提起自訴之審查,刑事訴訟法第 258條之3修正理由指出:「法院裁定准許提起自訴之心證門 檻、審查標準,或其理由記載之繁簡,則委諸實務發展」, 未於法條內明確規定,然觀諸同法第258條之1、第258條之3 修正理由可知,裁定准許提起自訴制度仍屬「對於檢察官不 起訴或緩起訴處分之外部監督機制」,其重點仍在於審查檢 察官之不起訴處分是否正確,以防止檢察官濫權。而刑事訴 訟法第251條第1項規定:「檢察官依偵查所得之證據,足認 被告有犯罪嫌疑者,應提起公訴。」此所謂「足認被告有犯 罪嫌疑者」,乃檢察官之起訴門檻需有「足夠之犯罪嫌疑」 ,並非所謂「有合理可疑」而已,詳言之,乃依偵查所得事 證,被告之犯行很可能獲致有罪判決,具有罪判決之高度可 能,始足當之。基於體系解釋,法院於審查應否裁定准許提 起自訴時,亦應如檢察官決定應否起訴時一般,採取相同之 心證門檻,以「足認被告有犯罪嫌疑」為審查標準,並審酌 聲請人所指摘不利被告之事證是否未經檢察機關詳為調查或 斟酌,或不起訴處分書所載理由有無違背經驗法則、論理法 則及證據法則,決定應否裁定准許提起自訴。再刑事訴訟法 第258條之3第4項雖規定法院審查是否准許提起自訴案件時 「得為必要之調查」,揆諸前開說明,裁定准許提起自訴制 度仍屬「對於檢察官不起訴或緩起訴處分之外部監督機制」 ,調查證據之範圍,自應以偵查中曾顯現之證據為限,不可 就聲請人所新提出之證據再為調查,亦不可蒐集偵查卷以外 之證據,應依偵查卷內所存證據判斷是否已符合刑事訴訟法 第251條第1項規定「足認被告有犯罪嫌疑」,否則將使法院 身兼檢察官之角色,而有回復糾問制度之疑慮,已與本次修 法所闡明之立法精神不符,違背刑事訴訟制度最核心之控訴 原則。 五、又犯罪事實應依證據認定之,無證據不得認定犯罪事實,刑 事訴訟法第154條第2項定有明文。而認定不利於被告之事實 ,須依積極證據,苟積極證據不足為不利於被告事實之認定 時,即應為有利於被告之認定,更不必有何有利之證據。再 事實之認定,應憑證據,如未能發現相當證據,或證據不足 以證明,自不能以推測或擬制之方法,為裁判基礎;認定犯 罪事實,所憑之證據,雖不以直接證據為限,間接證據亦包 括在內,然無論直接或間接證據,其為訴訟上之證明,須於 通常一般之人均不致於有所懷疑,而得確信其為真實之程度 者,始得據之為有罪之認定,倘其證明尚未達到此一程度, 而有合理性懷疑之存在時,即無從為有罪之認定。 六、卷查: (一)聲請人固主張甲契約為真,然查:  1.被告楊清宗於臺灣高等法院高雄分院110年度重上字第104號 民事案件(下稱上開民事案件)審理時及本案偵查中供稱: 甲契約記載1億8500萬元是不實的,當時是書立1份金額為80 00萬元的契約(下稱乙契約),甲契約是為了逃稅,才於乙 契約簽立後4年虛偽簽署的假合約等語。又乙契約係農生公 司由被告楊清宗為代理人,與崧歡行之代表人即聲請人,於 92年10月28日在蔡將葳律師見證下簽訂,總價款為8500萬等 情,有乙契約影本附卷可參。且聲請人於上開民事案件亦主 張聲請人及被告楊清宗係在蔡將葳律師事務所於蔡將葳律師 見證下簽立乙契約後,因被告楊清宗認為乙契約對農生公司 沒有保障,始於同日下午再至簡文彥代書處重新簽立甲契約 等語,則若雙方就乙契約之簽立既已慎重其事,特意共同在 律師見證下書立乙契約,苟有聲請人所稱雙方於當日突然認 有重新簽署新契約,並將總價款從原先之8500萬元提高至1 億8500萬元之需要,則雙方理應再聯絡蔡將葳律師以更改乙 契約內容,縱認有另訂新約之必要,為杜爭議必會在甲契約 中記載取代乙契約之旨,然其等卻未聯絡蔡將葳律師就乙契 約內容為補充或更正,即逕行於同日另找代書簽立總價款相 差1億元之鉅之甲契約,且甲契約內容亦未記載任何取代乙 契約之文字,此有甲契約影本附卷可考,上情顯均與常情相 違。  2.況觀甲、乙契約影本,乙契約上所蓋用之「陳春亮」、「農 生企業股份有限公司」、「楊清宗」印章,與甲契約上所蓋 用相同名稱之印章字體迥異、明顯均非同一顆印章,甲契約 並另有蓋用楊世昌印章,苟被告楊清宗與聲請人確係在同一 日以相同當事人名義簽訂甲、乙兩合約,衡情豈有使用不同 印章之情形。亦證聲請人主張甲、乙契約係於同一日簽訂乙 情,難認屬實。  3.又證人簡文彥雖於上開民事案件到庭證稱甲契約書為其繕打 ,並事先以電話聯絡聲請人及被告楊清宗,與其等口述契約 大致的內容,於92年10月28日在其代書事務所繕打甲契約書 ,再攜至路竹系爭標的物廠房附近的辦公室交予雙方,帶雙 方看過契約後,其有事就先離開等語,惟此與聲請人於上開 民事案件主張甲契約簽訂過程為92年10月28日其與被告楊清 宗在蔡將葳律師事務所簽訂乙契約後,當日下午再到簡文彥 處重新簽訂甲契約等情,互核後可認證人簡文彥證述之擬約 時序、簽約地點與流程等,均與聲請人之說法有明顯齟齬, 實難認證人簡文彥所述屬實。  4.再由雙方匯款日期以觀,農生公司自92年10月28日起至93年 12月30日止,以匯款、簽發支票之方式,使聲請人領取8000 萬元,農生公司另外自97年4月25日起至98年5月20日止,以 簽發支票(支票面額合計1億500萬元)之方式,使聲請人兌 領取得1億元,聲請人則自97年4月28日起至98年6月3日止, 匯款4300萬元至被告楊清宗所指定之金融帳戶,且聲請人與 被告楊清宗均一致陳稱聲請人事後共匯款1億元至被告楊清 宗所指定之帳戶內等情,業據檢察官於偵查中調取上開民事 案件卷宗核閱無誤,並有上開民事案件判決可資參照。是上 揭農生公司付款予聲請人之日期及金額,及聲請人嗣將部分 款項匯回被告楊清宗指定帳戶等情,與被告楊清宗供稱92年 10月28日只有訂立總價款為8500萬元之乙契約,時隔大約4 年後才虛偽製作總價款1億8500萬元之甲契約,並為配合為 甲契約而製造金流,實則款項有回流等語,高度相符。倘若 聲請人與農生公司確有訂立並履行甲契約之真意,衡情聲請 人當不會於97年4月25日起至98年6月5日間,甫從農生公司 處兌領取得1億元,旋又自97年4月28日起至98年6月3日,短 時間內將款項又匯至被告楊清宗所指定之帳戶之理,足認甲 契約為虛偽訂立,上開1億元款項亦僅係為配合甲契約所記 載之金額而製作之虛假金流無訛。  5.綜觀上開事證,堪認甲契約為虛偽訂立,原不起訴處分及駁 回再議處分已詳細交代認定甲契約非真實之理由,且前揭認 定並非單純建基於甲契約為橫式書寫或上開1億元款項之簽 發支票時間。是聲請人此部分主張,顯屬無據。 (二)至聲請人主張本案資產價值甚高,聲請人無可能僅用8500萬 元賤賣予農生公司等語,然土地、建物、廠房及機器、設備 等資產之交易行情,本無一定之標準,交易價格如何,只須 買賣雙方達成合意即可。況聲請人於本案刑事告訴狀中已敘 明崧歡行於89年間因積欠諸多債務致本案資產遭強制執行及 查封登記,聲請人深知若本案資產進入法院拍賣程序,拍定 價格將與資產實際價值相差甚鉅等語,且聲請人於聲請狀中 亦載明本案相關房地於92年10月28日時尚有其他租賃關係存 在,將影響拍賣價格等語,是本案資產若經拍賣,拍賣價格 當有可能低於鑑價,且聲請人於斯時又積欠債務,急於避免 本案資產遭其他債務人拍賣,而與農生公司代表人即被告楊 清宗以8500萬元之總價款簽立乙契約,並無違常情,聲請人 此部分主張亦屬無據。 (三)從而,聲請人指訴被告3人簽訂甲契約後蓄意不給付其中1億 元價款而涉詐欺犯嫌,難認與客觀事實相符,應無足採。 七、綜上,本件不起訴處分及駁回再議理由暨事證,業經本院調 閱前開卷證核閱無誤,復無積極證據足資證明被告3人有何 聲請意旨所指詐欺罪嫌,原檢察官及高雄高分檢檢察長分別 予以不起訴處分及駁回再議處分,均無不當,聲請人猶執前 詞,指摘原不起訴及駁回再議聲請理由不當,且所執陳之事 項亦不足推翻原不起訴處分及駁回再議之理由,揆諸前揭說 明,本件聲請人之聲請並無理由,依法應予駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第258條之3第2項前段,裁定如主文 。   中  華  民  國  113  年  11  月  29  日          刑事第七庭 審判長法 官 陳狄建                   法 官 林于渟                   法 官 李冠儀 以上正本證明與原本無異。 不得抗告。

2024-11-29

CTDM-113-聲自-50-20241129-1

臺灣橋頭地方法院

個人資料保護法等

臺灣橋頭地方法院刑事判決  113年度訴字第97號 公 訴 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 劉俊豪 上列被告因個人資料保護法等案件,經檢察官提起公訴(113年 度偵字第432號),本院判決如下:   主 文 甲○○無罪。   理 由 一、公訴意旨略以:甲○○基於公然侮辱及意圖損害他人利益而非 法處理、利用個人資料之犯意,於民國112年8月12日某時許 ,未經丙○○同意,使用手機連結網際網路,以其個人之社群 軟體Instagram(下稱IG)帳號:○_○限時動態上張貼含有丙○○ 之IG暱稱「○○」、帳號:○○、個人照片等個人資料之IG對話 內容擷圖,並發表:「妳又來吵什麼 幹 神經病 操」等文 字(下稱本案限動),供不特定人上網觀覽,足以貶損丙○○之 名譽、人格及社會評價,而足以生損害於丙○○,因認被告涉 犯個人資料保護法第20條第1項之規定,而涉犯同法第41條 之非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料及 刑法第309條第1項之公然侮辱等罪嫌等語。 二、按犯罪事實應依證據認定之,無證據不得認定其犯罪事實; 而不能證明被告犯罪者,應諭知無罪之判決,刑事訴訟法第 154條第2項、第301條第1項分別定有明文。次按事實之認定 ,應憑證據,如未能發現相當證據,或證據不足以證明,自 不能以推測或擬制之方法為裁判基礎(最高法院40年台上字 第86號判例意旨參照)。又檢察官就被告犯罪事實,應負舉 證責任,並指出證明之方法,亦為刑事訴訟法第161條第1項 所明定。因此,檢察官對於起訴之犯罪事實,應負提出證據 及說服之實質舉證責任,倘其所提出之證據,不足為被告有 罪之積極證明,或其指出證明之方法,無從說服法院以形成 被告有罪之心證,基於無罪推定之原則,自應為被告無罪判 決之諭知(最高法院92年台上字第128號判決意旨參照)。 三、公訴意旨認被告涉有上開罪嫌,無非係以:㈠被告甲○○於警 詢時及偵查中之自白、㈡證人即同案被告涂以琳於警詢時及 偵查中之證述、㈢證人即告訴人丙○○於警詢時及偵查中之證 述、被告與告訴人間網路通訊軟體LINE對話紀錄擷圖、㈣本 案限動擷圖等為其論據。 四、訊據被告固坦認其曾於112年8月5日以上開IG帳號發表本案 限動等事實,惟堅詞否認有何公然侮辱犯行,辯稱:本案限 動我只有限定摯友觀看,而我的摯友只有2個人,並不是公 開讓網友都能看,告訴人所提供的本案限動擷圖是經過他人 轉發的等語。經查:  ㈠被告上開坦承之事實,業據其於偵查、本院審理程序中均供 承不諱(他卷第99頁、審訴卷第33頁),與涂以琳於警詢、 偵訊中之陳述相符(警卷第18-19頁、他卷第100頁),並有 告訴人與被告112年8月5日IG簡訊擷圖(他字卷第11-13頁) 、涂以琳之112年8月12日IG簡訊擷圖(他字卷第15頁)、被 告甲○○之手機畫面翻拍照片2張(訴字卷第45-47頁)等件在 卷可稽,此部分事實首堪認定。  ㈡公然侮辱部分:  ⒈按刑法分則中公然二字之意義,祇以不特定人或多數人得以 共見共聞之狀況為己足,則自不以實際上果已共見共聞為必 要,但必在事實上有與不特定人或多數人得以共見或共聞之 狀況方足認為達於公然之程度,所謂多數人係包括特定之多 數人在內。至特定多數人之計算,以各罪成立之要件不同, 罪質亦異,自應視其立法意旨及實際情形己否達於公然之程 度而定,司法院大法官會議釋字第145號解釋可資參照。又 「公然」二字,既為不特定人或特定多數人得以共見共聞一 種實施犯罪之客觀狀態,即「隱密」之相對概念,基於刑法 的謙抑性以及最後手段性,在解釋構成要件時,自不應任意 擴大解釋,以至於不當擴大刑罰範圍。  ⒉細觀告訴人所提出之本案限動擷圖(他卷第15頁),由被告所 發表之本案限動之右上角有綠色星星圖示,此為限定摯友觀 看之圖示,為本院已知之事實,可認被告發表本案限動時僅 限摯友即特定人觀看。次依涂以琳於警詢、偵訊時陳稱:被 告在IG上發表之本案限動,除被告外,只有我、鍾昀臻可以 看到等語(警卷第19頁),核與被告前開所辯相符,並與本院 當庭勘驗被告IG之摯友僅有涂以琳、鍾昀臻(○○_○○_○○)等2 人之結果(訴卷第47頁)一致。況卷內亦無其他證據證明有除 前開2名摯友外之人得以觀看本案限動,是被告於發表本案 限動時僅有2名與被告關係緊密之朋友得以觀看,顯係被告 在具隱密性之網路空間下所為本案言論,已難認其行為合於 「公然」之要件。  ⒊至丁○○雖於本院審理中證稱:我有在被告IG中看到本案限動 等語(訴卷第79頁),惟依告訴人於警詢中證稱:我女兒的朋 友(即丁○○)於112年8月12日在涂以琳的IG限動發現該貼文, 其便擷圖給我女兒,我女兒轉告我才得知此事等語(警卷第6 頁),可知丁○○前開證述與告訴人前開陳述本案限動之發現 經過,已有矛盾;又丁○○另證稱:我不知道被告是否有把我 設為摯友或粉絲,我也不知道被告把誰設為摯友,那是他自 己私人的事情等語(訴卷第75-76頁),可見丁○○對自己是否 屬被告IG摯友一事毫不知悉,亦不清楚被告IG上密切互動之 人有誰,難認其與被告確為緊密來往之朋友關係,則其於案 發時是否為被告IG摯友而得以閱覽本案限動,亦非無疑;更 遑論丁○○若確於被告IG中親見本案限動,自應於112年8月5 日即被告發表本案限動之當下擷圖,實無事後再至涂以琳IG 精選動態中取得本案限動擷圖之理,從而,證人前開所述實 難憑採,自不得為不利於被告之證據。  ⒋又就告訴人取得本案限動之歷程而言,被告發表本案限動僅 限2名摯友觀看,業經認定如前,復依證人丁○○於本院審理 中證述:告訴人所提供之本案限動擷圖,是我於112年8月12 日在涂以琳IG上看到並擷圖提供給告訴人的等語(訴卷第80- 82頁),與告訴人前開警詢中指述相符,是綜合前情,告訴 人或丁○○均非直接自被告IG擷取本案限動擷圖,告訴人之所 以取得本案限動擷圖,係因涂以琳轉發被告限動,而丁○○於 112年8月12日始自涂以琳IG精選動態中取得本案限動擷圖, 亦即丁○○之所以能夠得知被告於隱密網路空間所發表之本案 限動,係因涂以琳將本案限動加以轉傳,而非因被告之行為 所致,更徵被告並無將本案限動對外擴散之意,主觀上難認 有何公然侮辱之犯意。  ⒌再就被告於本案限動上所發表之言論內容而言:  ⑴按刑法第309條第1項之公然侮辱罪係以刑罰事後追懲侮辱性 言論之規定,惟侮辱性言論,指依個案之表意脈絡,表意人 故意發表公然貶損他人名譽之言論,已逾越一般人可合理忍 受之範圍,且經權衡該言論對他人名譽權之影響,並於個案 足認他人之名譽權應優先於表意人之言論自由而受保障者, 始足當之。又所謂「名譽」,僅限於「真實社會名譽」及「 名譽人格(自然人)」,前者指第三人對於一人之客觀評價 ,後者即被害人在社會生活中應受平等對待及尊重之主體地 位、人性尊嚴,不包含取決於個人主觀感受之「名譽感情」 ,且真實社會名譽縱受侮辱性言論侵害,倘非重大而仍可能 透過言論市場予以消除或對抗,亦不具刑罰之必要性;所謂 「依個案之表意脈絡」,指參照侮辱性言論前後語言、文句 情境及文化脈絡予以理解,考量表意人個人條件、被害人處 境、2人關係及事件情狀等因素為綜合評價,不得僅以該語 言文字本身具有貶損意涵即認該當侮辱;所謂「故意公然貶 損他人名譽」,則應考量表意人是否有意針對他人名譽恣意 攻擊,或僅因衝突過程失言或衝動以致附帶傷及對方名譽; 所謂「對他人名譽之影響已逾一般人合理忍受範圍」,指以 社會共同生活之一般通念,足以造成他人精神上痛苦,足以 對其心理狀態或生活關係生不利影響,甚而自我否定其人格 尊嚴者屬之。必以刑事司法追懲侮辱性言論,不致過度介入 個人修養或言行品味之私德領域,亦不致處罰及於兼具社會 輿論正面功能之負面評價言論始可。限於前揭範圍,始有依 刑法第309條處罰之必要(憲法法庭113年憲判字第3號判決意 旨參照)。  ⑵被告於警詢中陳稱:我已和前女友分手一年多了,但告訴人( 即前女友之母親)還是一直打電話跟傳訊息給我,並且還擷 圖涂以琳的IG,並問這是不是我女朋友,我覺得被騷擾、很 厭煩,才發表本案限動等語(警卷第13頁),核與本案限動擷 圖所示告訴人確有擷取涂以琳IG,並詢問被告感情狀況(他 卷第15頁)一節相符,是自被告與告訴人對話訊息脈絡以觀 ,被告發表本案限動所附加文字,雖有不雅、粗俗,然此係 因其隱私遭告訴人詢問致其心生不快,始於隱密網路空間發 洩情緒,難謂有意針對告訴人之名譽恣意攻擊,依前開意旨 ,自難以刑法公然侮辱罪相繩。  ⒍綜上,被告前開所為與刑法公然侮辱罪之要件,尚屬有間, 自無從以該罪刑相繩。  ㈢個人資料保護法部分:   被告雖就此部分為認罪陳述,惟按被告或共犯之自白,不得 作為有罪判決之唯一證據,仍應調查其他必要之證據,以察 其是否與事實相符,為刑事訴訟法第156條第2項定有明文, 故本院仍應就被告所為是否構成個人資料保護法第41條非公 務機關非法利用個資之要件逐一審究,茲分述如下:  ⒈本案IG對話擷圖難認屬足資識別告訴人之個人資料:  ⑴按個人資料保護法第41條所保護之客體為個人資料,依同法 第2條第1款之定義,係指自然人之姓名、出生年月日、國民 身分證統一編號、護照號碼、特徵、指紋、婚姻、家庭、教 育、職業、病歷、醫療、基因、性生活、健康檢查、犯罪前 科、聯絡方式、財務情況、社會活動及其他得以直接或間接 方式識別該個人之資料。是本法所稱之個人資料,須係得以 直接或間接方式識別該個人之資料,參酌本法揭示之立法目 的,既在於保障個人之資訊,避免受到公務機關或非公務機 關之侵害,倘資訊之本身根本無從或難以識別究係何人,縱 使依客觀方式進行推測,亦無法確定究係何一特定之個人時 ,則對於該資訊之蒐集、處理或利用,並未侵害特定個人之 資訊,自不在個人資料保護法規範之範圍。  ⑵被告雖將其與告訴人之IG對話擷圖後發表本案限動,然細觀 該對話擷圖,告訴人之IG帳號僅係英文字母及數字之組合, 非自IG公司後台查詢難以連結告訴人之實際身分;而告訴人 之暱稱係由其自行設定而非其真實姓名,且IG帳號之暱稱可 隨帳戶擁有人之意志任意更動,一般人實無從以暱稱即識別 該人為告訴人。又告訴人IG頭像雖係使用告訴人之照片,然 因被告係透過擷取IG對話之方式而一併擷得該頭像,該IG頭 像透過被告之擷圖行為後,其大小、解析度業已固定,瀏覽 該擷圖者無法透過點選該頭像連結至告訴人IG帳戶,或以更 清晰之方式加以瀏覽。再觀諸告訴人所提出之本案限動擷圖 係已將本案限動放大為A4尺寸輸出,惟告訴人頭像經此處理 後,仍僅占該對話擷圖內容之極小部分,且為邊緣位置,並 因該頭像尺寸過小及解析度過低,縱經此放大處理,亦難辨 識該頭像之五官(他卷第15頁、訴卷第45頁),致無從辨識該 張照片之人之真實身分為何,是綜合本案IG對話擷圖及被告 加註之言論,尚無法使一般人直接或間接識別本案限動上之 對話擷圖對象即為告訴人,自難認本案IG對話擷圖上之資料 屬足資識別告訴人之個人資料,自無從對被告以同法第41條 第1項之罪相繩。  ⒉被告所為主觀上難認具損害告訴人之利益之意圖:  ⑴次按個人資料保護法第41條規範之非公務機關非法蒐集個人 資料罪,在主觀要件上可區分為「意圖為自己或第三人不法 之利益」與「意圖損害他人之利益」兩種型態。前者係沿襲 舊法第41條第2項關於「意圖營利」之規定並略作修正,故 應循舊法原旨,依目的性限縮解釋為僅指財產上之利益。至 於後者,既以造成他人損害為目的,即與「意圖營利」之意 義不同,自不以損害財產上之利益為限,尚包括人格權等非 財產上之利益,此徵個人資料保護法係為避免人格權受侵害 之立法目的益明。而關於「意圖損害他人之利益」之「意圖 」,查係主觀不法構成要件要素,與「足生損害於他人」之 客觀不法構成要件,係不同之二事。亦即意圖的對象並非客 觀不法構成要件本身,而係客觀不法構成要件以外的事項。 故行為人主觀上除須具有意圖損害他人之利益外,在客觀上 須違反該條所列之相關規定,並足生損害於他人,始合致處 罰規定的構成要件(最高法院113年度台上字第1719號刑事 判決意旨參照)。準此,行為人在客觀上雖違反個人資料保 護法第41條所列之相關規定,仍需考慮是否足生損害於他人 ,且其主觀上須具有意圖損害他人之利益,始合致處罰規定 的構成要件。  ⑵依告訴人於警詢中陳稱:只要有申請IG帳號就可以看到我的I G帳號及我的頭像等語(警卷第7頁);其於本院中亦稱:案發 當時我的IG是公開等語(訴字卷第43頁),是告訴人本案相關 之IG帳號、暱稱、頭像等均屬已公開之資料,其於申辦IG帳 號時顯已同意網路使用者得以瀏覽、搜尋其上開資料,而IG 使用者彼此間透過瀏覽、搜尋IG帳號、暱稱以取得聯繫、進 行社交,也正是社群軟體主要目的之一,被告作為經告訴人 探詢上開感情交往問題,而被動與告訴人進行IG對話之一方 ,其利用本案IG對話擷圖之目的,僅是作為其曾與告訴人有 藉由IG社交軟體通訊功能進行相關對話之憑據而已,尚難認 被告就該IG對話擷圖之利用有何損害告訴人利益之意圖。況 被告係為情緒抒發而在隱密網路空間為之,尚無將本案限動 對外擴散之意,其行為等同在密室內使用其亦為參與方之對 話紀錄向密友抒發心情,自亦無從遽認被告主觀上係出於損 害告訴人利益之意圖。  ⒊從而,被告所為與個人資料保護法第41條之構成要件尚屬有 間。 五、綜上所述,公訴人指訴被告所犯均仍存有合理之懷疑,尚未 達於通常一般之人均不致有所懷疑,而得確信其為真實之程 度,本院無從形成被告有罪之確信,依法自應諭知無罪之判 決。   據上論斷,應依刑事訴訟法第301條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官黃聖淵提起公訴,檢察官倪茂益到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  11  月  28  日          刑事第七庭 審判長法 官 陳狄建                   法 官 李冠儀                   法 官 林于渟 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;如未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。 中  華  民  國  113  年  11  月  28  日                   書記官 黃甄智

2024-11-28

CTDM-113-訴-97-20241128-1

簡上
臺灣橋頭地方法院

竊盜

臺灣橋頭地方法院刑事判決  113年度簡上字第103號 上 訴 人 即 被 告 鄭國樑 上列被告因竊盜案件,不服本院於民國113年3月12日所為113年 度簡字第108號第一審刑事簡易判決(起訴案號:112年度偵字第 15828號),提起上訴,本院管轄之第二審合議庭判決如下:   主 文 上訴駁回。   事實及理由 一、上訴人即被告鄭國樑經合法傳喚,於審判期日無正當理由不 到庭,此有被告戶籍資料、臺灣高等法院在監在押全國記錄 表、本院送達證書、報到單在卷可參(簡上卷第71-74、85 、91頁),爰不待其陳述,逕為一造辯論判決。 二、被告就本判決以下所引用具傳聞性質之各項證據資料,未曾 敘明其對證據能力是否有所爭執,至本院進行審判程序期日 ,被告經合法通知亦未到庭就證據能力部分陳述意見,業如 前述,堪認被告未於本案言詞辯論終結前就傳聞證據之證據 能力聲明異議。而本院於審判期日依法踐行調查證據程序, 檢察官就上開證據之證據能力均未爭執,於言詞辯論終結前 未聲明異議,復查無依法應排除證據能力之情形,依刑事訴 訟法第159條之5規定,應有證據能力。 三、本案經審理結果,本院認為第一審判決之認事用法及量刑, 均無不當,應予維持,並引用第一審判決書記載之事實、證 據及理由(如附件)。 四、被告雖遵期提起上訴,惟其上訴狀除表示提起上訴,理由後 補等語外,並未具體指摘原審判決有何違法或不當之處,又 被告經本院合法傳喚,被告並未在監在押,均無正當理由而 未於準備程序及審判期日到庭為任何陳述,無從明瞭其有何 法律、事實或量刑之爭執,原審判決既經本院審理後認其認 事用法及量刑均屬妥適,被告未附理由之上訴,自應予以駁 回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第368條 、第371條、第373條,判決如主文。 本案經檢察官陳韻庭提起公訴,檢察官倪茂益到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  11  月  28  日          刑事第七庭 審判長法 官 陳狄建                   法 官 李冠儀                   法 官 林于渟 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。 中  華  民  國  113  年  11  月  28  日                   書記官 黃甄智    附件: 臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決  113年度簡字第108號 公 訴 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被   告 鄭國樑 選任辯護人 邱麗妃律師(法扶) 上列被告因竊盜案件,經檢察官提起公訴(112年度偵字第15828 號),本院認為宜以簡易判決處刑(112年度審易字第1115號) ,判決如下:   主   文 鄭國樑犯竊盜罪,處拘役貳拾日,如易科罰金,以新臺幣壹仟元 折算壹日。   犯罪事實及理由 一、本件除起訴書(如附件)證據清單及待證事實欄補充「被告 鄭國樑於本院準備程序時之自白」外,其餘犯罪事實及證據 均引用起訴書之記載。 二、核被告所為,係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。本院審酌被 告有多次竊盜前科,有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在 卷可考,仍不思端正行為,恣意竊取告訴人陳明同所有之基 礎螺絲共14支【價值約新臺幣(下同)1,000元】,顯見其 藐視他人財產法益,法治觀念淡薄;惟念其犯後坦承犯行, 且所竊物品已發還告訴人,有贓物認領保管單1份在卷可憑 (見警卷第12頁),及其自陳國中畢業之智識程度,入監前 以粗工維生,日薪1,200元,未婚,無子女,獨居,為中低 收入戶,有低收入戶、中低收入戶資料查詢結果1份在卷可 考(見易字卷第25頁)等一切情狀,量處如主文所示之刑, 並諭知易科罰金之折算標準。 三、被告為本案犯行之犯罪所得基礎螺絲共14支,已實際發還告 訴人,業如前述,爰依刑法第38條之1第5項之規定,不予宣 告沒收或追徵價額。 五、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項,逕以簡易判決 如主文。 六、如不服本判決,得於判決書送達之日起20日內,向本院提出 上訴狀,上訴於本院第二審合議庭(須附繕本)。 本案經檢察官陳韻庭提起公訴,檢察官靳隆坤到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  3   月  12  日          橋頭簡易庭  法 官 黃逸寧 以上正本證明與原本無異。 中  華  民  國  113  年  3   月  12  日                 書記官 林孟君 附錄法條: 中華民國刑法第320條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。 附件: 臺灣橋頭地方檢察署檢察官起訴書                   112年度偵字第15828號   被   告 鄭國樑 男 59歲(民國00年0月0日生)            住○○市○○區○○○路00巷0號           國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因竊盜案件,業經偵查終結,認應提起公訴,茲將犯罪 事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、鄭國樑於民國112年2月12日上午7時7分許,騎乘紅色微型電 動二輪車行經高雄市○○區○○路0○0號工廠時,見陳明同所有 置於工廠旁空地之基礎螺絲共14支(約價值新臺幣1000元) 無人看管,竟意圖為自己不法之所有,基於竊盜之犯意,徒 手竊取上開基礎螺絲共14支,得手後騎乘上開車輛離去。嗣 陳明同發覺失竊,報警處理,經警調閱監視器錄得影像,並 隨鄭國樑至高雄市岡山區田厝路80巷對面空地扣得上開基礎 螺絲共14支(已發還),始查獲上情。 二、案經陳明同訴由高雄市政府警察局岡山分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實:   編號證據名稱待證事實1被告鄭國樑於警詢及偵查中之供述 。證明被告有於上開時間至高雄市○○區○○路0○0號工廠旁空 地,拿走告訴人所有之基礎螺絲共14支,且將之藏放在高雄 市岡山區田厝路80巷對面空地,經警查獲後發還告訴人之事 實。2證人即告訴人陳明同於警詢中之指訴。證明其放置在 高雄市○○區○○路0○0號工廠旁空地之基礎螺絲遭竊之事實。3 高雄市政府警察局岡山分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣 押物品收據各1份、贓物認領保管單1紙、岡山分局嘉興派出 所鄭國樑竊盜案照片共22張。佐證告訴人所有放置在高雄市 ○○區○○路0○0號工廠旁空地之基礎螺絲共14支遭被告竊取之 過程,且告訴人報警處理後,員警隨被告前往高雄市岡山區 田厝路80巷對面空地,扣得基礎螺絲共14支並發還與告訴人 之事實。 二、核被告所為,係犯刑法第320條第1項之普通竊盜罪嫌。至被 告所竊得告訴人所有之基礎螺絲14支業經告訴人領回,有贓 物認領保管單1紙附卷可參,足認被告上開竊盜犯行之犯罪 所得,業已實際合法發還告訴人,依刑法第38條之1第5項規 定,爰不予聲請宣告沒收,併此敘明。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此 致 臺灣橋頭地方法院 中  華  民  國  112  年  10  月  24  日                檢 察 官 陳韻庭 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  112  年  11  月  2   日                書 記 官 許玉香 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。

2024-11-28

CTDM-113-簡上-103-20241128-1

臺灣橋頭地方法院

聲請定其應執行刑

臺灣橋頭地方法院刑事裁定 113年度聲字第1297號 聲 請 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 受 刑 人 凃仁孝 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(113年度執聲字第1191號),本院裁定如下:   主 文 凃仁孝所犯如附表所示之罪,有期徒刑部分應執行有期徒刑柒月 ,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人凃仁孝因不能安全駕駛動力交通工具 等罪,先後經法院判決確定如附表所示之刑,應依刑法第50 條、第53條及第51條第5款規定,定其應執行之刑,爰依刑 事訴訟法第477條第1項聲請裁定等語。 二、按裁判確定前犯數罪者,併合處罰之;數罪併罰,分別宣告 其罪之刑,若宣告多數有期徒刑者,於各刑中之最長期以上 ,各刑合併之刑期以下,定其刑期,但不得逾30年;數罪併 罰,有二裁判以上者,依第51條之規定,定其應執行之刑, 刑法第50條第1項前段、第51條第5款及第53條分別定有明文 。再按同一被告所犯數罪倘均為最早判決確定日前所犯者, 即合乎定應執行刑之要件,與各罪是否已執行完畢無關。縱 其中一罪已先執行完畢,亦不影響檢察官得就各罪聲請合併 定其應執行刑。 三、經查,受刑人所犯附表所示之罪,業經法院判處附表所示之 刑,並於附表所示日期確定在案,有臺灣高等法院被告前案 紀錄表及各該刑事判決在卷可稽。經核附表所示各罪之犯罪 日期與判決確定日期,屬附表編號1所示裁判確定前所犯之 罪,檢察官向犯罪事實最後判決之法院即本院聲請定其應執 行刑,符合前開規定,應予准許。審酌受刑人所犯分別係不 能安全駕駛動力交通工具罪、施用第二級毒品之罪質,及各 犯罪時間間距,兼衡罪責相當原則及受刑人日後更生等總體 評價之一切情狀,酌定有期徒刑部分應執行刑如主文所示, 並諭知易科罰金之折算標準。又附表編號1之罪雖已執行完 畢,惟仍得由檢察官於換發執行指揮書時,扣除該部分已執 行完畢之刑,並不影響本件定其應執行刑之結果。 四、又受刑人所犯附表編號1所示之罪所處併科罰金部分,因其 所犯附表編號2所示之罪刑並無併科罰金之宣告,而無宣告 多數罰金之情形,本院自無就該併科罰金部分合併定應執行 刑,併予敘明。 五、依刑事訴訟法第477條第1項,裁定如主文。  中  華  民  國  113  年  11  月  28  日          刑事第七庭  法 官  李冠儀 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。 中  華  民  國  113  年  11  月  29  日                 書記官  陳又甄    附表: 編號 罪名 宣告刑 犯罪日期 最後事實審 確定判決 備註 法院及案號 判決日期 法院及案號 確定日期 1 不能安全駕駛動力交通工具罪 有期徒刑5月,併科罰金5千元,有期徒刑如易科罰金,罰金如易服勞役,均以1千元折算1日。 112年8月27日 本院112年度交簡字第1922號 112年10月11日 同左 112年11月15日 已執畢。 2 施用第二級毒品罪 有期徒刑3月,如易科罰金,以1千元折算1日。 112年9月26日15時50分許回溯72小時內某時 本院113年度簡字第1782號 113年7月8日 同左 113年8月7日

2024-11-28

CTDM-113-聲-1297-20241128-1

金簡
臺灣橋頭地方法院

洗錢防制法等

臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決  113年度金簡字第786號 公 訴 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 張明偉 上列被告因違反洗錢防制法等案件,經檢察官提起公訴(113年 度偵緝字第463號),茲被告自白犯罪,本院認宜以簡易判決處 刑(原案號:113年度金易字第218號),爰不經通常審理程序, 裁定逕以簡易判決處刑如下:   主 文 甲○○幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪,處有期徒 刑參月,併科罰金新臺幣肆萬元,有期徒刑如易科罰金,罰金如 易服勞役,均以新臺幣壹仟元折算壹日。   事實及理由 一、甲○○知悉金融機構帳戶為個人信用之表徵,一般人無故取得 他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關,並 可預見率爾將個人金融帳戶資料交付真實姓名年籍不詳之他 人,極可能供詐欺集團作為人頭帳戶使用,並用以匯入詐欺 贓款後,再將詐欺犯罪所得之贓款領出或轉匯,以作為掩飾 犯罪所得本質及去向之工具,竟仍基於縱有人利用其所提供 之金融帳戶作為詐欺取財及洗錢之犯罪工具,亦不違背其本 意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意,於民國112年1 2月8日晚間某時許,將其名下中華郵政股份有限公司帳號00 000000000000號帳戶(下稱郵局帳戶)、彰化商業銀行帳號0 0000000000000號帳戶(下稱彰銀帳戶)及與本案無關之國 泰世華商業銀行帳戶之提款卡,以藏放在臺南火車站置物櫃 ,再以電話告知提款卡密碼之方式,提供予真實姓名年籍均不 詳之詐欺集團成員使用。嗣該集團成員即共同意圖為自己不 法之所有,基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡,分別於附表所 示時間,以所示方式詐騙所示丁○○等人,致其等均陷於錯誤 ,而於所示時間匯款所示金額至所示帳戶內,上開款項旋遭 詐欺集團成員提領一空,以掩飾、隱匿詐欺所得之去向及所 在。嗣丁○○等人發覺受騙,報警處理始循線查悉上情。 二、認定事實所憑之證據及理由   上揭犯罪事實,業據被告甲○○於本院審理時坦承不諱(金易 卷第47頁),核與證人即附表所示之人於警詢證述大致相符 (警詢筆錄分如「證據出處欄」所示),並有附表「證據出 處欄」所示各項書證附卷可稽,足認被告上開任意性自白與 事實相符,堪以採信。綜上,本案事證明確,被告犯行洵堪 認定,應依法論科。 三、論罪科刑 (一)新舊法比較   按行為後法律有變更者,適用行為時之法律,但行為後之法 律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2 條第1項定有明文。依此,若犯罪時法律之刑並未重於裁判 時法律之刑者,依刑法第2條第1項前段,自應適用行為時之 刑,但裁判時法律之刑輕於犯罪時法律之刑者,則應適用該 條項但書之規定,依裁判時之法律處斷。此所謂「刑」輕重 之,係指「法定刑」而言。又主刑之重輕,依刑法第33條規 定之次序定之、同種之刑,以最高度之較長或較多者為重。 最高度相等者,以最低度之較長或較多者為重,同法第35條 第1項、第2項分別定有明文。另按刑法及其特別法有關加重 、減輕或免除其刑之規定,依其性質,可分為「總則」與「 分則」二種。其屬「分則」性質者,係就其犯罪類型變更之 個別犯罪行為予以加重或減免,使成立另一獨立之罪,其法 定刑亦因此發生變更之效果;其屬「總則」性質者,僅為處 斷刑上之加重或減免,並未變更其犯罪類型,原有法定刑自 不受影響(最高法院113年度台上字第2862號判決意旨參照 )。  1.查被告行為後,洗錢防制法業經修正,於113年7月31日公布 ,並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第 1項係規定:「有第2條各款所列洗錢行為者,處7年以下有 期徒刑,併科新臺幣5百萬元以下罰金」,修正後洗錢防制 法第19條第1項則規定:「有第2條各款所列洗錢行為者,處 3年以上10年以下有期徒刑,併科新臺幣1億元以下罰金。其 洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者,處6月以上5 年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元以下罰金」,經比較 新舊法,修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財 物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低 為5年以下有期徒刑,較有利於被告,應依刑法第2條第1項 但書規定適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定。至1 13年8月2日修正生效前之洗錢防制法第14條第3項雖規定「… 不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」然此項宣告 刑限制之個別事由規定,屬於「總則」性質,僅係就「宣告 刑」之範圍予以限制,並非變更其犯罪類型,原有「法定刑 」並不受影響,修正前洗錢防制法之上開規定,自不能變更 本件應適用新法一般洗錢罪規定之判斷結果。  2.雖洗錢防制法第16條第2項於被告行為後亦經修正,然被告 於偵查中否認犯行,故不論依修正前洗錢防制法第16條第2 項規定,抑或是修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定, 均無自白減輕其刑之適用,自不影響本案適用新舊法法定刑 及處斷刑之判斷,無庸予以整體比較,附此敘明。  (二)按刑法上之幫助犯,係對於犯罪與正犯有共同之認識,而以 幫助之意思,對於正犯資以助力,而未參與實施犯罪之行為 者而言(最高法院88年度台上字第1270號判決意旨參照)。 刑法關於正犯、幫助犯之區別,係以其主觀之犯意及客觀之 犯行為標準,凡以自己犯罪之意思而參與犯罪,無論其所參 與者是否犯罪構成要件之行為,皆為正犯,其以幫助他人犯 罪之意思而參與犯罪,其所參與者,苟係犯罪構成要件之行 為,亦為正犯。如以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪,其所 參與者又為犯罪構成要件以外之行為,則為從犯(最高法院 95年度台上字第3886號判決意旨參照)。又行為人提供金融 帳戶提款卡及提款、網路銀行轉帳交易密碼予不認識之人, 固非屬洗錢防制法第2條所稱之洗錢行為,不成立一般洗錢 罪之正犯;然行為人主觀上如認識該帳戶可能作為收受、提 領、轉帳特定犯罪所得使用,他人提領、轉帳後會產生遮斷 資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果,仍基於幫助之 犯意而提供,則應論以幫助犯一般洗錢罪(最高法院110年 度台上字第5841號判決意旨參照)。查被告將郵局帳戶及彰 銀帳戶之提款卡及密碼交予他人使用,後詐欺集團成員可藉 被告提供之該等帳戶作為收受詐欺所得財物之工具,並得利 用提款卡及密碼將匯入之特定犯罪犯罪所得提出,進而隱匿 、掩飾犯罪所得去向,製造金流斷點,遮斷金流以逃避國家 機關追訴,然被告僅對他人詐欺取財、洗錢犯行提供助力, 尚無證據足以證明被告係以自己實施詐欺取財及洗錢犯罪之 意思,或與他人為詐欺取財及洗錢犯罪之犯意聯絡,或有直 接參與詐欺取財及洗錢犯罪構成要件行為分擔等情事,是核 被告所為,係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪,及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制 法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。 (三)被告以一交付郵局帳戶、彰銀帳戶之提款卡及密碼之行為, 幫助詐欺集團詐欺附表所示之人之財物,並同時觸犯幫助詐 欺取財罪與幫助一般洗錢罪,為想像競合犯,應依刑法第55 條前段規定,從一重之幫助一般洗錢罪處斷。   (四)被告基於幫助之犯意而為一般洗錢罪,應依刑法第30條第2 項規定按正犯之刑減輕之。 (五)爰以行為人之責任為基礎,審酌被告預見將個人金融帳戶資 料交付不詳之人,極可能供詐欺集團作為人頭帳戶使用,竟 率爾將上述帳戶資料提供予他人,幫助他人從事詐欺取財與 洗錢犯行,不僅侵害附表所示告訴人之財產法益,亦因此產 生金流斷點,造成執法機關不易查緝詐欺犯罪者,危害社會 治安,助長社會犯罪風氣,切斷該特定犯罪所得與正犯間關 係,致使附表所示告訴人難以向正犯求償,所為應予非難; 惟念被告犯後終能坦承犯行,且並無前科,此有臺灣高等法 院被告前案紀錄表在卷可考(金易卷第51頁);考量其犯罪 動機、手段與情節,本案交付2個銀行帳戶資料,並未獲有 報酬,及造成附表所示告訴人遭詐取之金額,且迄未與附表 所示告訴人達成調解或和解,亦未賠償其等所受損害等節; 暨自述國中畢業,目前從事遊藝場工作,月薪約新臺幣3萬5 ,000元,獨居,需扶養1名未成年女兒之家庭生活經濟狀況 等一切情狀(金易卷第47頁),量處如主文所示之刑,並諭 知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。 四、沒收部分   按沒收適用裁判時之法律,刑法第2條第2項定有明文。而洗 錢防制法第25條第1項規定已於113年7月31日修正公布,並 自同年8月2日施行,該條文固規定:「犯第19條、第20條之 罪,洗錢之財物或財產上利益,不問屬於犯罪行為人與否, 沒收之。」惟觀諸其立法理由係載:「考量澈底阻斷金流才 能杜絕犯罪,為減少犯罪行為人僥倖心理,避免經查獲之洗 錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為 人所有而無法沒收之不合理現象,爰於第1項增訂『不問屬於 犯罪行為人與否』」等語,即仍以「經查獲」之洗錢之財物 或財產上利益為沒收前提要件。經查,本案遭隱匿去向之詐 欺所得,既已經詐欺集團成員提領一空,顯非在被告實際管 領中,且未經查獲,自無從依上開規定宣告沒收。復依本案 現存卷證資料,亦無積極證據證明被告有因交付前述銀行帳 戶資料獲取報酬或因此免除債務,自無從認定其有實際獲取 犯罪所得,故亦無從依刑法規定沒收犯罪所得。 五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項,逕以 簡易判決如主文。 六、如不服本判決,得自判決送達之日起20日內,向本院提出上 訴書狀,上訴於本院第二審合議庭(須附繕本)。 本案經檢察官戊○○提起公訴,檢察官靳隆坤、王光傑到庭執行職 務。  中  華  民  國  113  年  11  月  28  日          橋頭簡易庭  法 官 李冠儀 以上正本,係照原本作成,證明與原本無異。 中  華  民  國  113  年  11  月  29  日                 書記官 陳又甄 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第30條第1項 幫助他人實行犯罪行為者,為幫助犯。雖他人不知幫助之情者, 亦同。 中華民國刑法第339條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 洗錢防制法第19條第1項  有第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣1億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元以 下罰金。 附表: 編號 告訴人 詐騙方法 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶 證據出處 1 丁○○ 詐欺集團成員於112年12月9日某時起,透過社群網站臉書、通訊軟體LINE聯繫丁○○,誆稱欲下單購買其在臉書社團刊登販賣之書籍,又偽裝成蝦皮網站客服向丁○○佯稱須先依指示匯款以完成蝦皮網站驗證,始得供客人下單等語,致丁○○陷於錯誤而依指示匯款。 ⑴112年12月9日18時2分許 ⑵112年12月9日18時3分許 ⑶112年12月9日18時37分許 ⑷112年12月9日18時40分許 ⑴9萬9,123元 ⑵3萬4,109元 ⑶4萬9,985元 ⑷2萬4,234元 ⑴、⑵至郵局 帳戶 ⑶、⑷至彰銀 帳戶 ⑴告訴人丁○○於警詢證述(警卷第45至55頁) ⑵告訴人丁○○提出之詐欺集團成員通訊軟體LINE個人頁面、對話紀錄截圖及通訊軟體Messenger對話截圖(警卷第63至71頁) ⑶告訴人丁○○提出之網路銀行轉帳紀錄截圖(警卷第73至74頁) ⑷郵局帳戶之客戶基本資料、交易明細(警卷第27至33頁) ⑸彰銀帳戶之開戶基本資料、交易明細(警卷第35至40頁) ⑹內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局中山分局長安東路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單(警卷第57至58、59至62、77、79頁) 2 丙○○ 詐欺集團成員於112年12月9日17時50分許起,利用社群網站臉書、通訊軟體LINE向丙○○誆稱欲下單購買其在臉書社團刊登販賣之寵物籠,又偽裝成統一超商賣貨便客服向丙○○佯稱因違反平台及財政部規定致客人無法下單,須先完成文件簽署並依指示匯款始得成功交易等語,致丙○○陷於錯誤而依指示匯款。 ⑴112年12月9日18時12分許 ⑵112年12月9日18時16分許 ⑴1萬4,234元 ⑵3,123元 郵局帳戶 ⑴告訴人丙○○於警詢證述(警卷第83至85頁) ⑵告訴人丙○○提出之網路銀行轉帳紀錄截圖(警卷第95頁) ⑶告訴人丙○○提出之與詐欺集團成員通訊軟體LINE對話截圖(警卷第96至97頁) ⑷郵局帳戶之客戶基本資料、交易明細(警卷第27至33頁) ⑸內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、高雄市政府警察局岡山分局壽天派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表(警卷第87、89至92、93至94、99、100頁) 3 乙○○ 詐欺集團成員於112年12月8日20時26分許起,起,利用社群網站臉書、電話向乙○○謊稱其網購帳戶遭人冒用訂購商品,將遭自動扣款,須依指示匯款解除警示帳戶等語,致乙○○陷於錯誤而依指示匯款。 ⑴112年12月10日0時5分許 ⑵112年12月10日0時19分許 ⑴4萬9,988元 ⑵9萬9,988元 彰銀帳戶 ⑴告訴人乙○○於警詢證述(警卷第107至110頁) ⑵告訴人乙○○提出之網路銀行轉帳紀錄截圖(警卷第121至123頁) ⑶告訴人乙○○提出之詐欺集團成員來電紀錄截圖(警卷第119頁) ⑷彰銀帳戶之開戶基本資料、交易明細(警卷第35至40頁) ⑸內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新竹市警察局第二分局關東橋派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單(警卷第113至114、115至116、117至118、129、130頁)

2024-11-28

CTDM-113-金簡-786-20241128-1

附民
臺灣橋頭地方法院

損害賠償

臺灣橋頭地方法院刑事附帶民事訴訟裁定                  113年度附民字第526號 原 告 蘇尹曼 被 告 張明偉 上列被告因違反洗錢防制法等案件(113年度金簡字第786號), 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟,因事件繁雜,非經長 久之時日不能終結其審判,應依刑事訴訟法第504條第1項前段, 將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭,特此裁定。 中 華 民 國 113 年 11 月 28 日 刑事第七庭 審判長法 官 陳狄建 法 官 林于渟 法 官 李冠儀 以上正本證明與原本無異。 不得抗告。 中 華 民 國 113 年 11 月 29 日 書記官 陳又甄

2024-11-28

CTDM-113-附民-526-20241128-1

附民
臺灣橋頭地方法院

損害賠償

臺灣橋頭地方法院刑事附帶民事判決  113年度附民字第159號 原 告 蕭淑芳 被 告 劉俊豪 住○○市○○區○○路000○0號 上列被 告因個人資料保護法等案件(案號:113年度訴字第97號),經 原告提起刑事附帶民事訴訟,請求損害賠償,本院判決如下   主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。   事實及理由 一、原告之主張、聲明及陳述均如附件之刑事附帶民事起訴狀所 載。 二、被告未為任何聲明或陳述,亦未提出任何書狀。 三、按刑事訴訟諭知無罪、免訴、不受理之判決者,對於附帶民 事訴訟部分應以判決駁回原告之訴,刑事訴訟法第503條第1 項前段定有明文。經查,被告被訴個人資料保護法等案件, 經本院以113年度訴字第97號刑事判決諭知無罪在案,而原 告並未依刑事訴訟法第503條第1項但書規定聲請將本件附帶 民事訴訟移送本院民事庭審理,依前揭說明,原告之訴自應 予以駁回,其假執行之聲請亦失所附麗,應併予駁回。 據上論結,應依刑事訴訟法第503條第1項前段,判決如主文。 中  華  民  國  113  年  11  月  28  日          刑事第七庭 審判長法 官 陳狄建                   法 官 李冠儀                   法 官 林于渟 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀,並 應敘述具體理由,如未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20 日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人數附繕本)「 切勿逕送上級法院」。 本判決非對於刑事訴訟之判決有上訴時不得上訴。 中  華  民  國  113  年  11  月  28  日                   書記官 黃甄智

2024-11-28

CTDM-113-附民-159-20241128-1

附民
臺灣橋頭地方法院

損害賠償

臺灣橋頭地方法院刑事附帶民事訴訟裁定                  113年度附民字第527號 原 告 戴湘耘 被 告 張明偉 上列被告因違反洗錢防制法等案件(113年度金簡字第786號), 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟,因事件繁雜,非經長 久之時日不能終結其審判,應依刑事訴訟法第504條第1項前段, 將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭,特此裁定。 中 華 民 國 113 年 11 月 28 日 刑事第七庭 審判長法 官 陳狄建 法 官 林于渟 法 官 李冠儀 以上正本證明與原本無異。 不得抗告。 中 華 民 國 113 年 11 月 29 日 書記官 陳又甄

2024-11-28

CTDM-113-附民-527-20241128-1

單禁沒
臺灣橋頭地方法院

聲請單獨宣告沒收違禁物

臺灣橋頭地方法院刑事裁定 113年度單禁沒字第231號 聲 請 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 陳怡君 上列聲請人因被告違反毒品危害防制條例案件,聲請單獨宣告沒 收違禁物(113年度聲沒字第178號),本院裁定如下:   主 文 扣案如附表編號2所示之物,沒收銷燬之。   理 由 一、聲請意旨略以:被告陳怡君因持有第一級毒品海洛因,業經 臺灣橋頭地方檢察署檢察官(下稱橋頭地檢檢察官)不起訴 處分確定。該案所查扣如附表編號2所示之注射針筒1支經檢 驗含有第一級毒品海洛因成分,屬違禁物,爰依刑法第40條 第2項、毒品危害防制條例第18條第1項前段規定聲請宣告沒 收銷燬等語。 二、按違禁物或專科沒收之物得單獨宣告沒收;查獲之第一級、 第二級毒品及專供製造或施用第一級、第二級毒品之器具, 不問屬於犯罪行為人與否,均沒收銷燬之,刑法第40條第2 項、毒品危害防制條例第18條第1項前段分別定有明文。 三、經查:被告涉犯持有第一級毒品罪嫌,因其於民國112年7月 8日死亡,業經橋頭地檢檢察官以112年度偵字第19679號案 件為不起訴處分確定乙節,有該案不起訴處分書、被告個人 戶籍資料查詢結果可憑。又前開案件扣得如附表編號2所示 之注射針筒1支,經送驗確含有第一級毒品海洛因成分,有 高雄市政府警察局岡山分局扣押筆錄、扣押物品目錄、高雄 市立凱旋醫院112年8月8日高市凱醫驗字第75911號濫用藥物 成品檢驗鑑定書在卷可參,足認上開扣案物確係違禁物無訛 ,應依毒品危害防制條例第18條第1項前段規定宣告沒收銷 燬之。至扣案如附表編號1所示毒品1包,因檢體業已檢驗用 罄,該毒品包裝袋亦另經檢察官以處分命令銷毀,非在本案 聲請宣告沒收銷燬範圍,附此敘明。是本件聲請核與法律規 定相符,為有理由,應予准許。 四、依刑事訴訟法第455條之36第2項,裁定如主文。 中  華  民  國  113  年  11  月  28   日          刑事第七庭  法 官  李冠儀 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。 中  華  民  國  113  年  11  月  29   日                 書記官  陳又甄    附表:                   編號 扣案物品名稱及數量 備註 1 海洛因1包(含包裝袋1只,毛重0.2公克) 檢驗出第一級毒品海洛因成分,檢驗前淨重0.006公克,檢驗後檢體用罄。 2 注射針筒1支 檢驗出第一級毒品海洛因成分。

2024-11-28

CTDM-113-單禁沒-231-20241128-1

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