搜尋結果:楊翔富

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交易
臺灣基隆地方法院

過失傷害

臺灣基隆地方法院刑事判決 113年度交易字第182號 公 訴 人 臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 蕭薇薇 上列被告因過失傷害案件,經檢察官提起公訴 (113年度調院偵 字第115號),本院判決如下:   主 文 本件公訴不受理。   理 由 一、公訴意旨略以:被告蕭薇薇於民國112年6月29日15時30分許 ,駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車,欲自基隆市○○區○○ 路0號成功國中側門前之停車格駛出並左轉圓環方向時,本 應注意起駛前應注意前後左右有無障礙或車輛,並應讓行進 中之車輛優先通行,復依當時天候晴、日間自然光線、柏油 路面乾燥、路面無缺陷、無障礙物、視距良好,並無不能注 意之情事,竟疏未注意及此,遂貿然起駛,適告訴人陳俊穎 騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車沿壽山路往天鵝洞方 向行駛,見狀閃避不及,兩車因而發生碰撞,陳俊穎人車倒 地,並受有右側前臂擦傷、右側踝部擦傷、右側肩膀擦傷、 右側踝部挫傷、右側胸廓挫傷之傷害,因認蕭薇薇涉犯刑法 第284條前段之過失傷害罪嫌等語。 二、按告訴乃論之罪,告訴人於第一審辯論終結前得撤回其告訴 ,又告訴經撤回者,應諭知不受理之判決,並得不經言詞辯 論為之,刑事訴訟法第238條第1項、第303條第3款、第307 條分別定有明文。 三、查本案告訴人陳俊穎告訴被告蕭薇薇過失傷害案件,原起訴 書認被告係觸犯刑法第284條前段之過失傷害罪,依同法第2 87條前段之規定,須告訴乃論。茲據因被告與告訴人達成調 解,告訴人書具撤回告訴狀,撤回對被告過失傷害之告訴, 有本院和解筆錄及刑事撤回告訴狀各1份在卷可憑,揆諸前 開說明,爰不經言詞辯論,逕為不受理判決之諭知。 據上論斷,應依刑事訴訟法第303條第3款、第307條,判決如主 文。 中  華  民  國  113  年  11  月  29  日          刑事第三庭 法 官 石蕙慈 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。 中  華  民  國  113  年  11  月  29  日                書記官 楊翔富

2024-11-29

KLDM-113-交易-182-20241129-1

臺灣基隆地方法院

聲請交保

臺灣基隆地方法院刑事裁定 113年度聲字第1141號                         第1145號                         第1146號                         第1162號 聲 請 人 即 被 告 李昌諭 選任辯護人 陳禛律師 張弘康律師 聲 請 人 即 被 告 陳岷漢 聲 請 人 即 被 告 張倚健 選任辯護人 曾昭牟律師 上列聲請人即被告因詐欺等案件(113年度金訴字第567號),聲 請解除禁見及聲請交保,本院裁定如下:   主 文 李昌諭於提出新臺幣壹拾萬元之保證金後,准予停止羈押,並限 制住居於高雄市○○區○○街000號,及自停止羈押之日起,限制出 境、出海捌月。如未能具保,其羈押期間,自民國一一四年一月 四日起,延長羈押貳月,並解除禁止接見、通信及受授物件。 陳岷漢於提出新臺幣壹拾萬元之保證金後,准予停止羈押,並限 制住居於高雄市○鎮區○○○路000巷0弄0號6樓之4,及自停止羈押 之日起,限制出境、出海捌月。如未能具保,其羈押期間,自民 國一一四年一月四日起,延長羈押貳月,並解除禁止接見、通信 及受授物件。 張倚健提出新臺幣壹拾萬元之保證金後,准予停止羈押,並限制 住居於桃園市○○區○○路000巷00號,及自停止羈押之日起,限制 出境、出海捌月。如未能具保,其羈押期間,自民國一一四年一 月四日起,延長羈押貳月,並解除禁止接見、通信及受授物件。   理 由 一、關於被告李昌諭、陳岷漢、張倚健聲請解除禁見部分:  ㈠聲請意旨詳卷。  ㈡按管束羈押之被告,應以維持羈押之目的及押所之秩序所必 要者為限。被告得自備飲食及日用必需物品,並與外人接見 、通信、受授書籍及其他物件。但押所得監視或檢閱之。法 院認被告為前項之接見、通信及受授物件有足致其脫逃或湮 滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者,得依檢察官 之聲請或依職權命禁止或扣押之,刑事訴訟法第105 條第1 項、第2 項、第3 項前段分別定有明文。  ㈢經查,被告3 人因詐欺等案件,渠等所涉部分已於民國113年 11月13日辯論終結,並定於113 年12月20日宣判,本院斟酌 卷內事證,認被告3 人無串證之虞,是本院綜合上情,認已 無對被告繼續禁止接見、通信及授受物品之必要,是本件解 除禁止接見、通信及授受物品之聲請,應予准許。 二、關於被告李昌諭、張倚健聲請交保部分:  ㈠聲請意旨詳附件。     ㈡按被告及得為其輔佐人之人或辯護人,得隨時具保,向法院 聲請停止羈押。又許可停止羈押之聲請者,應命提出保證書 ,並指定相當之保證金額;指定之保證金額,如聲請人願繳 納或許由第三人繳納者,免提出保證書;許可停止羈押之聲 請者,得限制被告之住居,刑事訴訟法第110 條第1 項、第 111 條第1 項、第3 項、第5 項分別定有明文。  ㈢經查,聲請人即被告李昌諭、陳岷漢、張倚健因詐欺等案件 ,經臺灣基隆地方檢察署檢察官以113 年度偵字第6842、71 69、7170、7426、7935、7936號提起公訴,前於民國113年1 0月4 日經本院訊問後,認渠等涉犯組織犯罪條例第3 條第1 項後段參與組織罪、刑法第339 條之4 第1 項第2 款三人 以上共同詐欺取財罪、同法第216 條、第210 條之行使偽造 私文書罪、修正前洗錢防制法第14條之洗錢罪(張倚健尚涉 犯組織犯罪條例第4 條第1 項之招募他人加入犯罪組織罪) ,又本案尚有共犯「璞玉」、「林宜芳」尚未到案,渠等所 涉案全貌及所參與犯罪集團全體犯行仍待釐清,若容認在外 ,自有勾串共犯、證人與湮滅證據之動機,而有勾串共犯、 證人及湮滅證據之虞。另所涉乃具集團性之詐欺組織,實有 反覆實施之虞,且有羈押之必要,而依刑事訴訟法第101 條 之1 第1 項第7 款規定,裁定自113 年10月4 日起羈押在案 。茲因聲請人聲請停止羈押,審酌渠等於本院準備程序及審 理時已坦承犯行,並有卷內證據資料可佐,足見渠等犯罪嫌 疑確實重大,然本案關於其2 人部分已於113年11月13日言 詞辯論終結,並定於113 年12月20日宣判,衡量聲請人之身 分、地位、經濟能力、犯罪之情節、本案犯罪造成之法益侵 害程度,及其素行紀錄與案件進行程度等情狀,認前開聲請 人羈押之原因固仍存在,然如以命其提出一定數額之保證金 供擔保及限制住居等方式,對其應有相當程度之心理約束力 ,而可確保本案後續審判、執行程序之進行,是本院認保證 金額均以新臺幣(下同)8 萬元為適當,爰裁定被告李昌諭 、張倚健提出8 萬元之保證金後,准予停止羈押,惟為免其 2 人於交保後逃亡或潛逃出境,致妨礙刑事司法權之行使, 爰併命被告李昌諭、張倚健自停止羈押之日起,限制住居於 主文欄所示之地址,及自停止羈押之日起,限制出境、出海 8 月。被告李昌諭、張倚健若需變更住所,應聲請變更限制 住居地址;且被告李昌諭、張倚健若於停止羈押期間違反前 揭限制住居、出境、出海等事項,則依刑事訴訟法第117 條 第1 項第1 款、第2 款、第4 款規定,得命再執行羈押。  ㈣又在被告李昌諭、張倚健提出上開保證金前,則前述羈押之 必要性仍然存在,為確保此後審判及執行程序之順利進行, 被告仍有繼續羈押之必要,爰裁定自114 年1 月4 日起延長 羈押2 月。再以本案業已於113 年11月13日辯論終結,並定 於113 年12月20日宣判,實已無禁止接見、通信及受授物件 之必要,應予解除禁止接見、通信及授受物件之處分。  三、依刑事訴訟法第220 條、第108 條第1 項、第5 項、第110 條第1 項、第111 條第1 項、第5 項、第121 條第1 項,裁 定如主文。 中  華  民  國  113  年  11  月  29  日          刑事第三庭 法 官 石蕙慈 以上正本證明與原本無異。 對於本件裁定如有不服,應於收受送達後10日內,向本院提出抗 告書狀,敘述抗告之理由,抗告於臺灣高等法院。 中  華  民  國  113  年  11  月  29  日                書記官 楊翔富

2024-11-29

KLDM-113-聲-1162-20241129-1

附民
臺灣基隆地方法院

損害賠償

臺灣基隆地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第751號 原 告 王文章 被 告 江四季 上列被告因本院113年度易字第671號毀損案件,經原告提起附帶 民事訴訟。查其內容繁雜,非經長久之時日,不能終結其審判, 爰依刑事訴訟法第504條第1項前段,將本件附帶民事訴訟移送本 院民事庭,特此裁定。 中 華 民 國 113 年 11 月 29 日 刑事第三庭審判長法 官 簡志龍 法 官 李辛茹 法 官 石蕙慈 以上正本證明與原本無異。 本件裁定不得抗告。 中 華 民 國 113 年 11 月 29 日 書記官 楊翔富

2024-11-29

KLDM-113-附民-751-20241129-1

基金簡
臺灣基隆地方法院

洗錢防制法等

臺灣基隆地方法院刑事簡易判決 113年度基金簡字第96號 公 訴 人 臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 張芸梓 上列被告因違反洗錢防制法案件,經檢察官提起公訴(113年度 偵字第45號),因被告自白犯罪(113年度金訴字第171號),本 院認宜以簡易判決處刑,爰不經通常審判程序,逕以簡易判決處 刑如下:   主     文 甲○○幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪,處有期 徒刑參月,併科罰金新臺幣壹萬元,有期徒刑如易科罰金,罰金 如易服勞役,均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。   犯罪事實及理由 一、甲○○依其智識程度及社會生活之通常經驗,應能預見金融帳 戶為個人信用之重要表徵,若任意提供予不相識之人使用, 該帳戶極易被利用作為他人收受、轉匯及提領贓款等特定犯 罪所得使用,藉以製造金流斷點,進而規避國家追訴、處罰 ,又其曾因提供綁定自行申設之中國信託商業銀行帳號000- 000000000000號帳戶(下稱本案帳戶)之LINE PAY電子支付 帳號予網友使用涉嫌詐欺等案件,經基隆地方檢察署檢察官 於民國111年4月6日以111年度偵字第441號為不起訴處分確 定,足認其既可預見提供帳戶予不明人士使用,該帳戶極有 可能淪為幫助他人遂行詐欺取財、洗錢之犯罪工具,達到掩 飾或隱匿犯罪所得之本質及去向之效果,並使詐騙相關犯行 不易為警追查,而該結果之發生並不違背其本意之情況下, 仍基於幫助詐欺、幫助洗錢之不確定故意仍於112年7月18日 前某時許,將其所申設之本案帳戶,透過通訊軟體微信(下 稱微信)真實姓名年籍不詳、暱稱「檸檬」之人使用(未有 證據證明所屬詐欺成員為未滿18歲之人),嗣該詐欺成員取 得上開帳戶資料後,遂共同意圖為自己不法之所有,基於詐 欺取財、洗錢之犯意聯絡,以蝦皮帳號「@8oe_q3i2a9」分 別對如附表所示之人施用如附表所示之詐術,致其等均陷於 錯誤,而分別依指示於如附表所示之時間,以網路轉帳方式 ,各匯款如附表所列之金額至本案帳戶內。案經張伃沛、許 純怡訴由基隆市警察局第四分局報請臺灣基隆地方檢察署檢 察官偵查起訴。 二、上開犯罪事實,業據被告甲○○於本院審理時坦承不諱,核與 證人即告訴人張伃沛、許純怡於警詢之證述相符,並有告訴 人張伃沛、許純怡所提供之LINE對話紀錄擷圖、被告甲○○所 提供與「檸檬」之微信對話紀錄擷圖、本案帳戶基本資料及 交易明細表、蝦皮帳號「8oe_q3i2a9」申登資料、通聯調閱 查詢單、原神鳥電信事業有限公司IP申登資料、臺灣基隆地 方檢察署111年度偵字第441號不起訴處分書等件在卷可稽【 見臺灣基隆地方檢察署113年度偵字第45號卷(下稱偵卷) 第17-21頁、第27-47頁、第57-60頁、第63-68頁、第81-89 頁、第91頁、第93-133頁、第135頁、第138-148頁】,足認 被告前揭任意性自白核與事實相符,應堪採信。本案事證明 確,被告犯行堪以認定,應予依法論科。 三、論罪科刑  ㈠新舊法比較  ⒈按行為後法律有變更者,適用行為時之法律。但行為後之法 律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2 條第1項定有明文;次按,主刑之重輕,依第33條規定之次 序定之;同種之刑,以最高度之較長或較多者為重。最高度 相等者,以最低度之較長或較多者為重;刑之重輕,以最重 主刑為準,依前二項標準定之,刑法第33條第1項、第2項、 第3項前段亦有規定;再按,犯罪在刑法施行前,比較裁判 前之法律孰為有利於行為人時,應就罪刑有關之一切情形, 比較其全部之結果,而為整個之適用,不能割裂而分別適用 有利益之條文(最高法院27年上字第2615號判決先例、109 年度台上字第4243號判決意旨參照)。  ⒉一般洗錢罪部分:   被告行為後,洗錢防制法業經修正,於113年7月31日公布, 並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條係規 定:「有第2條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑, 併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項 情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」,修 正後洗錢防制法第19條則規定:「有第2條各款所列洗錢行 為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併科新臺幣1億元以下 罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者,處6 月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元以下罰金。前 項之未遂犯罰之。」,而本案被告所犯特定犯罪為刑法第33 9條第1項詐欺取財罪,最重本刑為有期徒刑5年,是如依修 正前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定,法定刑為2月以 上7年以下有期徒刑,但宣告刑不得超過有期徒刑5年(即刑 法339條第1項詐欺取財罪最重法定刑);如依修正後洗錢防 制法第19條第1項後段規定法定刑則為6月以上5年以下有期 徒刑。而按同種之刑,以最高度之較長或較多者為重;最高 度相等者,以最低度之較長或較多者為重,刑法第35條第2 項定有明文,故法院於具體宣告刑之決定上,不論適用新法 、舊法,均不得超過有期徒刑5年,依刑法第35條規定,最 重主刑之最高度相等,再比較最低度,舊法最低度為有期徒 刑2月,新法最低度則為有期徒刑6月,自以舊法較有利於被 告。是經比較新舊法,應認修正前之洗錢防制法第14條第1 項、第3項規定較有利於被告,依刑法第2條第1項前段規定 ,應適用修正前之洗錢防制法第14條第1項、第3項規定論處 。  ⒊自白減刑部分:   被告行為後,修正前洗錢防制法第16條第2項業於112年6月1 4日修正公布,於同月16日起生效施行;修正後洗錢防制法 第23條第3項則於113年7月31日修正公布,於同年8月2日起 生效施行。112年6月14日修正公布之洗錢防制法第16條第2 項(下稱舊法)規定:「犯前4條之罪,在偵查及歷次審判 中均自白者,減輕其刑」。113年7月31日修正公布之洗錢防 制法第23條第3項(下稱新法)規則規定:「犯前4條之罪, 在偵查及歷次審判中均自白者,如有所得並自動繳交全部所 得財物者,減輕其刑;並因而使司法警察機關或檢察官得以 扣押全部洗錢之財物或財產上利益,或查獲其他正犯或共犯 者,減輕或免除其刑」,是依舊法規定,被告須於偵查及歷 次審判中均自白始得減輕其刑,而新法被告除於偵查及歷次 審判中均自白外,如有所得並自動繳交全部所得財物後,始 有本條項減輕其刑之適用,是經新舊法比較之結果,舊法之 規定較有利於被告。  ⒋從而,本案經上開新舊法比較之結果,概以修正前之規定較 有利於被告,且依前揭判決先例意旨,經整體綜合適用比較 新舊法結果亦同,是本案應適用修正前洗錢防制法第14條第 1項、第3項及112年6月14日修正公布之洗錢防制法第16條第 2項之規定。  ㈡按刑法第30條之幫助犯,係以行為人主觀上有幫助故意,客 觀上有幫助行為,即對於犯罪與正犯有共同認識,而以幫助 意思,對於正犯資以助力,但未參與實行犯罪之行為者而言 ;故如未參與實施犯罪構成要件之行為,且係出於幫助之意 思提供助力,即屬幫助犯,而非共同正犯。次按行為人主觀 上如認識該帳戶可能作為收受、提領特定犯罪所得使用,他 人提領後會產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之 效果,仍基於幫助之犯意而提供,則應論以幫助犯一般洗錢 罪(最高法院108年度台上大字第3101號刑事裁定意旨參照 )。本案被告基於不確定之幫助故意,將本案帳戶資料提供 予他人,使其他不詳詐欺成員得稱意將詐得之財物,經轉匯 至本案帳戶後旋即再行轉出,以此方式掩飾、隱匿贓款之去 向及所在,移轉、變更特定犯罪所得,遂行詐欺取財、洗錢 之犯行。被告雖未參與實施犯罪構成要件之行為,惟其提供 本案帳戶資料予詐欺成員,係對詐欺取財、洗錢正犯資以助 力,應論以幫助犯。是核被告所為係犯刑法第30條第1項前 段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1 項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項後段之幫助洗錢罪 。  ㈢被告以一提供人頭帳戶之幫助行為,同時觸犯上開幫助詐欺 取財罪及幫助一般洗錢罪,為想像競合犯,依刑法第55條規 定,從一重論以幫助一般洗錢罪。  ㈣刑之減輕事由:   又被告係幫助他人犯一般洗錢罪,爰依刑法第30條第2項之 規定減輕其刑。另被告於審判中業已就上開洗錢犯行自白犯 罪,爰依112年6月14日修正公布之洗錢防制法第16條第2項 之規定再減輕其刑,並依法遞減輕之。  ㈤另所謂法律不能割裂適用,係指犯罪在刑法施行前,比較裁 判前之法律孰為有利於行為人時,應就罪刑有關之一切情形 ,比較其全部之結果,而為整個之適用,不能割裂而分別適 用有利益之條文,惟此應係說明在法律修正而為罪刑新舊法 之比較適用時,須考量就同一法規整體適用之原則,不可將 同一法規割裂而分別適用有利益之條文,即應僅就罪刑有關 之共犯、未遂犯、連續犯、牽連犯、結合犯以及累犯加重、 自首減輕、暨其他法定加減原因、與加減例等一切情形,綜 其全部之結果,而為比較,至於易刑處分、保安處分等,則 均採與罪刑為割裂比較而分別適用最有利於行為人之條文( 最高法院108年度台上字第808號、103年度台上字第4418號 、102年度台上字第1258號判決意旨參照)。經查,本案經 新舊法比較結果認應適用修正前洗錢防制法第14條第1項、 第3項之規定業據前述,惟依修正前洗錢防制法第14條第1項 之規定,法定最重本刑為7年以下有期徒刑,依刑法第41條 第1項之規定,原不得易科罰金,然依修正後洗錢防制法第1 9條第1項後段規定,法定最重本刑為5年以下有期徒刑,如 判處6月以下有期徒刑,則可以易科罰金,參照前揭說明, 雖本案罪刑部分,經新舊法比較結果認應適用修正前洗錢防 制法第14條第1項、第3項之規定,然因易刑處分與罪刑得為 割裂比較而分別適用最有利於行為人之規定,故本案易刑處 分部分,認應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定 ,而認本案如判處6月以下有期徒刑,應得易科罰金。  ㈥爰以行為人之責任為基礎,審酌被告甲○○就不法人士以人頭 帳戶存提贓款之事迭有所聞,亦曾親身經歷,故對於提供帳 戶可能幫助他人領取犯罪所得已有預見可能,惟仍貿然提供 其本案帳戶予他人遂行犯罪。雖被告並非最終獲取上開款項 利益之人,惟其所為已實際造成告訴人等受有財產上損害, 並使國家機關追查趨於複雜,告訴人尋求救濟益加困難,助 長詐欺風氣,影響社會正常交易安全甚鉅,所為殊值非難; 然念及被告終能坦承犯行,並與告訴人達成和解、賠償其等 所受損害(見本院卷第15至-21頁、第41-45頁),犯後態度 良好,兼衡被告之犯罪動機、目的、情節、手段;另考量被 告無前科(見臺灣高等法院被告前案紀錄表),五專畢業之 智識程度,目前從事網拍,月收入約新臺幣(下同)5至8萬 元,家境小康之生活狀況等一切情狀(本院卷第84頁),量 處如主文所示之刑,並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準 。  ㈦緩刑宣告:   末查,被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告,有 臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽(見本院卷第9頁) ,其因一時失慮致為本案犯行,惟嗣後業已坦承犯行,與告 訴人2人達成和解、賠償其等所受損害,均如前述,告訴人 亦同意給予被告緩刑之機會,此有本院公務電話紀錄在卷可 參(見本院卷第25頁、第49頁),考量被告歷此偵、審程序 ,當已知所警惕而無再犯之虞,故本院認上開所受宣告之刑 以暫不執行為適當,爰依刑法第74條第1項第1款之規定,併 予宣告緩刑2年,以啟自新。 四、沒收:   按犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之;前開沒收,於全 部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額,刑法第 38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。查被告於偵訊時 自承,每1元可從中賺取新臺幣0.05元之匯差作為利潤等語 (見偵卷第190頁),是以本案告訴人總匯款金額6萬7,000 元估算被告之犯罪所得應為3,350元,惟被告既已全數賠償 告訴人之損害,業如前述,足認其業將前開犯罪所得實際發 還告訴人,爰依刑法第38條之1第5項之規定,不予宣告沒收 或追徵其價額,附此敘明。 五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項,逕以 簡易判決處刑如主文。 六、如不服本判決,得自收受送達之翌日起20日內,向本院提出 上訴狀,上訴於第二審合議庭(應附繕本)。 中  華  民  國  113  年  11  月  27  日          刑事簡易庭 法 官 石蕙慈 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內,向本院提出上訴書狀, 敘述上訴理由,上訴於本院合議庭,並按他造當事人之人數附具 繕本。 中  華  民  國  113  年  11  月  27  日                書記官 楊翔富 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第30條 幫助他人實行犯罪行為者,為幫助犯。雖他人不知幫助之情者, 亦同。 幫助犯之處罰,得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者,處 7 年以下有期徒刑,併科新 臺幣 5 百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表: 編號 告訴人 施用之詐術 匯款日期 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 1 張伃沛 販賣支付寶實名認證 112年7月22日 17時40分許 2,000元 18時26分許 1萬元 19時19分許 5,000元 19時24分許 1萬元 19時58分許 1萬5,000元 2 許純怡 解除遊戲帳號凍結 112年7月23日 18時40分許 1萬元 19時15分許 1萬5,000元

2024-11-27

KLDM-113-基金簡-96-20241127-1

聲保
臺灣基隆地方法院

假釋中付保護管束

臺灣基隆地方法院刑事裁定 113年度聲保字第54號 聲 請 人 臺灣基隆地方檢察署檢察官 受 刑 人 徐藝諼 上列受刑人因假釋中付保護管束案件,經聲請人聲請付保護管束 ,本院裁定如下:   主 文 徐藝諼假釋中付保護管束。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人徐藝諼因毒品危害防制條例案件,經 法院判處有期徒刑2年確定,在法務部○○○○○○○執行中,於民 國113年11月20日核准假釋在案,依刑法第93條第2項之規定 ,在假釋中應付保護管束,爰依刑事訴訟法第481條第1項規 定聲請裁定假釋中付保護管束等語。 二、查受刑人徐藝諼因違反毒品危害防制條例案件,經本院以11 0年度訴字第444號判決有期徒刑2年確定。受刑人於112年6 月13日入監接受執行後,經法務部矯正署於113年11月20日 以法矯署教字第11301843690號核准假釋等情,有臺灣高等 法院被告前案紀錄表、法務部矯正署函文所附法務部○○○○○○ ○假釋出獄人交付保護管束名冊在卷可稽。聲請人以本院為 犯罪事實最後裁判之法院,提出本件聲請,經本院審核有關 文件,認聲請為正當,爰裁定如主文。 三、依刑事訴訟法第481條第1項、刑法第93條第2項、第96條但 書,裁定如主文。 中  華  民  國  113  年  11  月  26  日           刑事第三庭法 官 石蕙慈 以上正本證明與原本無異。 對於本件裁定如有不服,應於收受送達後10日內,向本院提出抗 告書狀,敘述抗告之理由,抗告於臺灣高等法院。      中  華  民  國  113  年  11  月  26  日                書記官 楊翔富

2024-11-26

KLDM-113-聲保-54-20241126-1

臺灣基隆地方法院

業務侵占

臺灣基隆地方法院刑事判決  113年度易字第596號 公 訴 人 臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 李承威 上列被告因業務侵占案件,經檢察官提起公訴(112年度調偵字 第101號),本院判決如下:   主 文 李承威犯業務侵占罪,處有期徒刑陸月,如易科罰金,以新臺幣 壹仟元折算壹日;未扣案犯罪所得新臺幣貳萬參仟貳佰玖拾捌元 沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 又犯業務侵占罪,處有期徒刑陸月,如易科罰金,以新臺幣壹仟 元折算壹日;未扣案犯罪所得新臺幣貳佰壹拾捌元沒收,於全部 或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。應執行有期徒 刑拾月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。   事 實 一、李承威於民國111年5月至同年8月間,在基隆市○○區○○路00 號1樓楊智程經營之統棋(高毅)生活百貨行(下稱統棋百 貨)任職,負責晚班櫃檯結帳、收銀等業務,為從事業務之 人。詎為下列行為:  ㈠基於意圖為自己不法之所有之業務侵占、業務上登載不實準 文書及刪除、變更他人電磁紀錄之接續犯意,接續於如附表 所載時間,在上址利用其擔任店員收銀之機會,以無故刪除 或變更電腦庫存商品資料之方式,將其業務上收取而持有如 附表所示之收銀機內現金(總計新臺幣【下同】2萬3,298元 )侵占入已,至生損害於楊智程。  ㈡基於意圖為自己不法之所有之業務侵占犯意,於111年7月13 日某時許,將店內應受其保管之痘痘貼1盒、爽身噴霧1瓶( 總計218元),變易持有為所有,而將上揭商品侵占入己, ,至生損害於楊智程。 二、案經楊智程訴由基隆市警察局第四分局報告臺灣基隆地方檢 察署檢察官偵查後提起公訴。   理 由 一、證據能力:  ㈠被告以外之人於審判外之陳述,雖不符刑事訴訟法第159條之 1至第159條之4之規定,而經當事人於審判程序同意作為證 據,法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況,認為適 當者,亦得為證據,刑事訴訟法第159條之5第1項定有明文 。公訴人及被告李承威對於本判決下所引用被告以外之人於 審判外之陳述,於準備程序同意有證據能力,本院審酌其以 外之人於審判外所為陳述之作成情況,均係出於自由意志, 並非違法取得,且與待證事實具有關連性,證明力亦無顯然 過低或顯不可信之情形,認以之作為證據使用均屬適當,認 對被告有證據能力。  ㈡其餘資以認定本案犯罪事實之非供述證據,亦查無違反法定 程序取得之情形,是依刑事訴訟法第158條之4規定反面解釋 ,即具有證據能力。 二、認定犯罪事實所憑之證據及理由:   訊據被告李承威就上開犯罪事實於本院審理時坦承不諱(見 本院卷第67-68頁),且其犯行業據證人即告訴人楊智程於 警詢、偵查;證人鍾易庭於警詢、偵查及本院審理時證述明 確(見臺灣基隆地方檢察署112年度偵字第183號卷第17-21 頁、第23-27頁、第53-56頁及本院卷第59-64頁),並有卷 附監視錄影檔案畫面(見上開偵卷第35頁)、檢察官勘驗記 錄表(見臺灣基隆地方檢察署112年度調偵字第101號卷第25 -36頁)、進貨明細表(見上開調偵卷第59-365頁),足見 被告前揭任意性自白核與事實相符,堪以採信,是本案事證 明確,被告犯行均堪以認定,均應予依法論科。 三、論罪科刑:  ㈠核被告就事實欄一、㈠所為,係犯刑法第215條、第220條第2 項之業務登載不實準文書罪、第336條第2項之業務侵占罪及 同法第359條之無故刪除及變更他人電腦電磁紀錄罪;就事 實欄一、㈡所為,係犯刑法第336條第2項之業務侵占罪。被 告前揭事實欄一、㈠之犯行,係於密接時間內為之,手法相 同,分別侵占取得本該歸屬告訴人生活百貨行之貨款,彼此 間獨立性極為薄弱,依一般社會健全觀念,在時空差距上, 難以強行分開,在刑法評價上,以視為數個舉動之接續施行 ,合為包括之一行為予以評價,較為合理,應分別論以接續 犯之1罪。被告事實欄一、㈠犯行,係以一行為同時觸犯前揭 3罪名,為想像競合犯,應依刑法第55條規定,從一重論以 刑法第336條第2項之業務侵占罪。被告所犯2次業務侵占罪 ,犯罪時間不同,手法有別,侵占及取得款項內容各異,應 認犯意各別,行為互殊,應予分論併罰。另起訴書漏未論及 被告就事實欄一、㈠所為亦涉犯刑法第215條、第220條第2項 之業務登載不實準文書罪、第359條之無故刪除及變更他人 電腦電磁紀錄罪,惟此部分犯行與被告業經起訴之犯行有裁 判上一罪之關係,自為起訴效力所及,本院自應併予審理, 且此部分罪名,業經檢察官當庭補充、本院當庭諭知(見本 院卷第57頁),是對被告防禦權之行使亦無實質上之妨礙, 附此敘明。  ㈡爰以行為人責任為基礎,審酌被告不思以合法途徑獲取財物 ,利用職務之便及告訴人之信賴,擅自修改電腦記錄,將業 務上持有之款項占為己有。復考量被告犯後坦承犯行,因與 告訴人對於賠償金額之意見差距過大,未能達成和解,暨被 告於本院訊問時陳稱:目前無業,高中肄業之最高學歷,未 婚、無子女、與父母同住、家境小康等智識程度及家庭經濟 狀況(見本院卷第67頁),及其犯罪動機、目的、手段、告 訴人損失情形等一切情狀,分別量處如主文所示之刑,並均 諭知易科罰金之折算標準。又被告於本件所犯2罪之刑,均 無不得併合處罰之情形,本院即衡諸罪名,犯罪時間間隔程 度,各次犯罪手法異同,暨考量犯罪所生危害及造成被害人 整體損失等情,定其應執行刑如主文所示,並諭知易科罰金 之折算標準。 四、沒收:   按犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之。但有特別規定者 ,依其規定。前二項之沒收,於全部或一部不能沒收或不宜 執行沒收時,追徵其價額,刑法第38條之1條第1項、第3 項 定有明文。被告於事實欄一、㈠所侵占2萬3,298元,及事實 欄一、㈡侵占218元,分別屬於被告各該犯行之犯罪所得,均 應依刑法第38條之1第1項前段規定,於所對應之主文內宣告 沒收,且因此部分犯罪所得均未扣案,依同條第3項規定, 諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額 。另被告於本案所犯各罪而應沒收之物,依刑法第40條之2 第1項規定,並無定執行刑之問題,而應併執行之,無庸在 其主文之應執行刑項下再次諭知沒收,附此敘明。  據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官吳美文提起公訴,檢察官李怡蒨到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  11  月  22  日          刑事第三庭 審判長法 官 王福康                   法 官 施又傑                   法 官 石蕙慈 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕)「切勿逕 送上級法院」。 中  華  民  國  113  年  11  月  22  日                   書記官 楊翔富 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第215條 從事業務之人,明知為不實之事項,而登載於其業務上作成之文 書,足以生損害於公眾或他人者,處3年以下有期徒刑、拘役或1 萬5千元以下罰金。 中華民國刑法第220條 在紙上或物品上之文字、符號、圖畫、照像,依習慣或特約,足 以為表示其用意之證明者,關於本章及本章以外各罪,以文書論 。 錄音、錄影或電磁紀錄,藉機器或電腦之處理所顯示之聲音、影 像或符號,足以為表示其用意之證明者,亦同。 中華民國刑法第336條 對於公務上或因公益所持有之物,犯前條第 1 項之罪者,處 1 年以上 7 年以下有期徒刑,得併科 15 萬元以下罰金。 對於業務上所持有之物,犯前條第 1 項之罪者,處 6 月以上 5 年以下有期徒刑,得併科 9 萬元以下罰金。 前二項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第359條 無故取得、刪除或變更他人電腦或其相關設備之電磁紀錄,致生 損害於公眾或他人者,處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 60 萬元以下罰金。 附表 編號 時間 侵占金額(新臺幣) 1 111年5月22日 330元 2 111年5月27日 177元 3 111年6月16日 767元 4 111年6月17日 433元 5 111年6月18日 1,346元 6 111年6月19日 1,323元 7 111年6月20日 1,617元 8 111年7月5日 1,700元 9 111年7月6日 261元 10 111年7月9日 2,955元 11 111年7月13日 2,399元 12 111年7月16日 1,140元 13 111年7月24日 3,962元 14 111年7月30日 1,726元 15 111年7月31日 1,523元 16 111年8月3日 822元 17 111年8月7日 817元 18 總計 23,298元

2024-11-22

KLDM-113-易-596-20241122-1

原訴
臺灣基隆地方法院

違反槍砲彈藥刀械管制條例

臺灣基隆地方法院刑事判決  113年度原訴字第11號 公 訴 人 臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 陳念宗 指定辯護人 簡銘昱律師(法律扶助律師) 上列被告因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件,經檢察官提起公訴 (112年度偵字第9842號),本院判決如下:   主 文 乙○○未經許可製造非制式空氣槍,處有期徒刑壹年捌月,併科罰 金新臺幣貳萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日; 又未經許可持有制式魚槍,處有期徒刑貳月,有期徒刑如易科罰 金,以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年。 扣案如附表所示之物,均沒收之。   事 實 一、乙○○明知槍砲彈藥刀械管制條例第4條第1項第1款所列管制 槍砲,非經中央主管機關許可,不得製造或持有,竟仍基於 未經許可製造具殺傷力之非制式空氣槍、持有具殺傷力之制 式魚槍之犯意,為如下之行為:  ㈠於民國112年1月22日前某時許,在「露天拍賣」購物網站向 真實姓名及年籍均不詳之人,以新臺幣(下同)7,500元之 價格購入空氣長槍1支(槍枝管制編號:0000000000號,含 鋼珠1包、氣瓶2瓶,下稱本案空氣槍),並拆卸本案空氣槍 內原有之彈簧,更換為賣家附贈之「強化版」彈簧後,以此 方式製造具殺傷力之非制式空氣槍並持有之。  ㈡復於同年7月間,在其位在基隆市七堵區之租屋處另向友人之 姊夫「陳金忠」購買制式魚槍(型號:MARLIN、廠牌:BEUC HAT,槍枝管制編號:0000000000號,下稱本案魚槍)1支後 持有之。嗣於112年7月26日6時許,經警另案持搜索票至基 隆市○○區○○街000號3樓之乙○○友人甲○○住處搜索時,甲○○供 稱己原持有之輪轉手槍(槍枝管制編號:0000000000號,下 稱本案輪轉手槍)業已轉讓予乙○○,警旋於同日7時許,至 上揭乙○○租屋處,經其同意自願交付本案輪轉手槍並扣押之 (此所涉違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌部分,因無法確認 是否具有殺傷力而另為不起訴處分),並於有偵查權限之機 關或個人發覺前,向警方表示在其前揭租屋處尚存放本案空 氣槍及本案魚槍,而主動交由警方查扣,而當場查扣本案空 氣槍、本案魚槍、鋼珠1包、氣瓶2個及與本案無關非制式手 槍1把。 二、案經基隆市警察局移送臺灣基隆地方檢察署檢察官偵查起訴 。   理 由 壹、程序方面:   本件認定事實所引用之卷證資料,屬於傳聞之供述證據部分 ,檢察官、被告乙○○及其辯護人於本院審理時均稱同意有證 據能力,而本院審酌該等言詞陳述作成時之情況,並無證據 證明係違背法定程序或違反陳述者意願所取得,且本院認為 均適當得為證據,依刑事訴訟法第159 條之5 第1 項之規定 ,均應有證據能力;而其餘非供述證據資料,亦查無係違背 法定程序而取得,自均應有證據能力。 貳、實體部分:    一、事實認定之理由:   上開事實,業據被告於警詢、偵訊及本院審理時皆坦承不諱 (見偵卷第9至11頁、第85至87頁,本院卷第77至82頁、第1 01至107頁),並有新北市政府警察局瑞芳分局扣押筆錄、 扣押物品目錄表、扣押物品收據、扣案物照片、新北市政府 警察局氣體動力式槍枝(空氣槍)動能初篩報告表及測試照 片存卷可參(見偵卷第13至19頁、第21至23頁、第25至28頁 、第43至49頁、第63至69頁),且扣案如附表編號1、2所示 之空氣槍1 把、魚槍1把,經送鑑確認均有殺傷力(證據卷 頁如附表備註欄所示),足認被告之任意性自白與事實相符 ,可以採信。本案事證皆已明確,被告犯行洵堪認定,應予 依法論科。 二、論罪科刑:  ㈠新舊法比較:  ⒈被告行為後,槍砲彈藥刀械管制條例第13條第1項之規定固於 113年1月3日修正公布,並自同年1月5日施行。然此次修正 僅將第13條第1項「槍砲、彈藥之主要組成零件」修正為「 槍砲或各類砲彈、炸彈、爆裂物之主要組成零件」,就該條 項第4項之規定及法定刑均未修正,自無比較新舊法之問題 ,應依一般法律適用原則,逕行適用現行法即修正後之規定 。  ⒉槍砲彈藥刀械管制條例第18條第1項亦於上述時間修正公布及 生效施行。修正前槍砲彈藥刀械管制條例第18條第1項前段 規定:「犯本條例之罪自首,並報繳其持有之全部槍砲、彈 藥、刀械者,減輕或免除其刑」,修正後則規定:「犯本條 例之罪自首,並報繳其持有之全部槍砲、彈藥、刀械者,得 減輕或免除其刑;」,而將犯槍砲彈藥刀械管制條例之罪自 首者減輕或免除其刑之規定,修正為「得」減輕或免除其刑 ,是修正後之規定對被告較不利,依刑法第2條第1項前段規 定,應適用被告行為時即修正前槍砲彈藥刀械管制條例第18 條第1項前段之規定。  ㈡核被告所為,就事實欄一、㈠所為係犯槍砲彈藥刀械管制條例 第8條第1項之未經許可製造非制式空氣槍罪;就事實欄一、 ㈡所為係犯同條例第9條第3項之未經許可持有制式魚槍罪。  ㈢被告事實欄一、㈠之製造扣案空氣槍繼而持有該製成之扣案空 氣槍,該持有行為為製造行為所吸收,不另論罪。又被告自 112年1月22日前某時許起至112年7月26日7時為警查獲時止 ,持有具殺傷力之空氣槍及其自112年7月間某日起至112年7 月26日7時為警查獲時止,持有具殺傷力之魚槍之行為,因 持有行為具有行為繼續之性質,均為繼續犯,均應論以一罪 。  ㈣被告所為上開2罪間,犯意各別、行為互異,應予分論併罰。  ㈤本案適用修正前槍砲彈藥刀械管制條例第18條第1項前段減輕 其刑之說明:  ⒈刑法第62條規定,對於未發覺之罪自首而受裁判者,得減輕 其刑。但有特別規定者,依其規定。又修正前槍砲彈藥刀械 管制條例第18條第1項前段規定,犯本條例之罪自首,並報 繳其持有之全部槍砲、彈藥、刀械者,減輕或免除其刑。槍 砲彈藥刀械管制條例既為刑法之特別法,該條例第18條第1 項前段規定,即為刑法第62條但書所示之特別規定,自應優 先適用(最高法院111年度台上字第4359號判決意旨參照) 。而所謂自首,係指對於未發覺之犯罪,在有偵查犯罪職權 之公務員知悉犯罪事實及犯人之前,向職司犯罪偵查之公務 員坦承犯行,並接受法院之裁判而言(最高法院110年度台 上字第3494號判決意旨參照)。  ⒉查,被告本案為警查獲之緣由,係警方依法持搜索票執行訴 外人甲○○持有輪轉手槍案件搜索時,被告於偵查機關及訴追 犯罪公務員尚不知其犯未經許可製造非制式空氣槍、非法持 有魚槍時,即主動交出本案空氣槍及本案魚槍,並為警當場 扣案,自首而願接受裁判,有被告112年7月26日警詢筆錄1 份在卷可佐(見上開偵卷第21-22頁),職是,被告在有偵 查犯罪權限之警員尚無具體事證懷疑其涉犯本案未經許可製 造非制式空氣槍、非法持有魚槍罪前,即主動向警表明其未 經許可製造非制式空氣槍、非法持有魚槍犯行,是被告應符 合修正前槍砲彈藥刀械管制條例第18條第1項前段所定自首 要件,爰依上開規定減輕其刑。  ㈥本案並無槍砲彈藥刀械管制條例第8條第6項規定之適用:   按犯槍砲彈藥刀械管制條例第8條第1項、第2項或第4項有關 空氣槍之罪,其情節輕微者,得減輕其刑,同條例第8條第6 項定有明文。本件被告未經許可製造具殺傷力之非制式空氣 槍並進而持有具殺傷力之空氣槍,對於他人之人身安全造成 潛在威脅,且扣案空氣槍單位面積動能為每平方公分59.8焦 耳,實已大幅逾彈丸單位面積動能達20焦耳/平方公分足以 穿入人體皮肉層之程度,足認被告本案製造扣案空氣槍枝情 節非屬輕微,是與槍砲彈藥刀械管制條例第8條第6項之規定 未合。  ㈦本案並無刑法第59條規定之適用:   刑法第59條之酌量減輕其刑,必於犯罪之情狀,在客觀上足 以引起一般同情,認為即予宣告法定低度刑期,猶嫌過重者 ,始有其適用。衡諸槍枝對社會治安造成潛在危險性,被告 製造並持有本案具殺傷力之空氣槍及持有本案具殺傷力之魚 槍時,為20餘歲之成年人,已有相當之生活經驗及社會歷練 ,並無年少智慮不周之情形,其無故持有槍枝之情節,尚難 引起社會一般多數人之同情,客觀上並無犯罪情狀堪可憫恕 之情,加以被告本案犯行業經本院依槍砲彈藥刀械管制條例 第18條第1項減輕其刑,業如前述,法定最輕本刑之刑度已 大幅度降低,已難認有科以最低度刑仍嫌過重之情形,核與 刑法第59條得酌減其刑之要件未符,被告請求依刑法第59條 之規定酌減其刑,並非可採。  ㈧爰以行為人之責任為基礎,審酌被告未經許可製造並進而持 有具有殺傷力之空氣槍及持有本案具殺傷力之魚槍之動機、 目的及手段,所為對社會治安及他人身體、生命構成危險, 並考量其持有槍枝數量,及其於持有期間未將該空氣槍、魚 槍供非法使用造成實害之犯罪所生危害程度,犯後坦承犯行 ,態度尚稱良好,兼衡被告從無前科,有臺灣高等法院被告 前案紀錄表存卷可憑,素行堪認良好,於本院自陳高中畢業 、從事板模工、月薪約4萬多元,已婚,有一未成年子女需 扶養、家境尚可(見本院卷第84頁)等一切情狀,量處如主 文所示之刑,並就有期徒刑得易科罰金部分、併科罰金部分 ,分別諭知易科罰金、易服勞役之折算標準。  ㈨被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告,有前述前案 紀錄表在卷可按,其因一時失慮偶罹刑典,犯後亦能坦承犯 行,本院認其經此偵審程序及刑之宣告後,當知所警惕,應 無再犯之虞,是本院認其所宣告之刑以暫不執行為適當,爰 依刑法第74條第1項第1款規定予以宣告緩刑3年。 三、沒收:      ㈠扣案如附表編號1-2所示之空氣槍1把、制式魚槍1把,均屬違 禁物,不問屬於犯罪行為人與否,均應依刑法第38條第1項 規定沒收之。  ㈡扣案如附表編號3-4所示之物,為被告所有,且自形式上觀察 ,皆與被告持有之空氣槍於功能、操作使用上相關,且均由 被告併同空氣槍一併持有及在其住處查獲,應屬供被告犯罪 所用之物,爰依刑法第38條第2項前段規定沒收之。  ㈢扣案之非制式手槍(槍枝管制編號:0000000000號,見本院贓 證物品保管單所載,本院卷第19頁),雖為被告所有,但無 從證明與本案相涉,爰不予宣告沒收,應由檢察官另為適法 處置。  據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官李國瑋提起公訴,檢察官李怡蒨到庭執行職務。 中  華  民  國  113  年  11  月  22  日       刑事第三庭  審判長法 官 王福康                法 官 施又傑                法 官 石蕙慈 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。                   中  華  民  國  113  年  11  月  22  日                書記官 楊翔富 附錄本判決論罪科刑依據之法條: 槍砲彈藥刀械管制條例第8條 未經許可,製造、販賣或運輸制式或非制式鋼筆槍、瓦斯槍、麻 醉槍、獵槍、空氣槍或第4條第1項第1款所定其他可發射金屬或 子彈具有殺傷力之各式槍砲者,處無期徒刑或5年以上有期徒刑 ,併科新臺幣1千萬元以下罰金。 未經許可,轉讓、出租或出借前項所列槍砲者,處5年以上有期 徒刑,併科新臺幣1千萬元以下罰金。 意圖供自己或他人犯罪之用,而犯前二項之罪者,處無期徒刑或 7年以上有期徒刑,併科新臺幣1千萬元以下罰金。 未經許可,持有、寄藏或意圖販賣而陳列第1項所列槍砲者,處3 年以上10年以下有期徒刑,併科新臺幣7百萬元以下罰金。 第1項至第3項之未遂犯罰之。 犯第1項、第2項或第4項有關空氣槍之罪,其情節輕微者,得減 輕其刑。 槍砲彈藥刀械管制條例第9條 未經許可,製造、販賣、轉讓、出租或出借制式或非制式魚槍者 ,處1年以下有期徒刑、拘役或新臺幣50萬元以下罰金。 意圖供自己或他人犯罪之用,而犯前項之罪者,處2年以下有期 徒刑、拘役或新臺幣1百萬元以下罰金。 未經許可,持有、寄藏或意圖販賣而陳列制式或非制式魚槍者, 處6月以下有期徒刑、拘役或新臺幣50萬元以下罰金。 第1項及第2項之未遂犯罰之。 【附表】: 編號 扣案物品名稱 數量 鑑定結論 備註 1 空氣槍 (槍枝管制編號:0000000000號) 1 把 經檢視法、性能檢驗法、動能測試法,研判係非制式空氣槍,以小型高壓氣體鋼瓶內氣體為發射動力,經以金屬彈丸測試3次,其中彈丸(直徑5.973mm、質量0.882g)最大發射速度為195公尺/秒,計算其動能約16.7焦耳,換算其單位面積動能為59.8焦耳/平方公分。 內政部警政署刑事警察局112年10月27日刑理字第1126009952號鑑定書(見偵卷第000-0000頁)。 2 魚槍 (槍枝管制編號:0000000000號) 1 把 經檢視法、性能檢驗法、動能測試法,研判係制式魚槍,以橡皮彈力為發射動力,可發射隨附之金屬箭,認具殺傷力。 同上。 3 鋼瓶 2 個 無 與被告持有之空氣槍於功能、操作使用上相關,且均由被告併同空氣槍一併持有及在其住處查獲,應屬供被告犯罪所用之物,爰依刑法第38條第2項前段規定沒收之。 本院贓證物品保管單(見本院卷第17頁)。 4 鋼珠 1 包 無 同上。

2024-11-22

KLDM-113-原訴-11-20241122-1

簡上
臺灣基隆地方法院

毒品危害防制條例

臺灣基隆地方法院刑事判決 113年度簡上字第113號 上 訴 人 即 被 告 李威霆 上列上訴人即被告因違反毒品危害防制條例案件,不服本院基隆 簡易庭中華民國113年6月25日113年度基簡字第416號第一審簡易 判決(聲請簡易判決處刑案號:113年度毒偵字第126號),提起 上訴,本院管轄之第二審合議庭判決如下:   主 文 上訴駁回。   理 由 一、本案經本院審理結果,認原審以上訴人即被告李威霆所為, 係犯毒品危害防制條例第10條第2 項之施用第二級毒品罪, 且被告有檢察官聲請簡易判決處刑書所載之受有期徒刑宣告 確定,而入監服刑,並執行完畢之情形,有臺灣高等法院被 告前案紀錄表在卷可稽,其於徒刑執行完畢後5年內故意再 犯本件有期徒刑以上之罪,為累犯。參酌被告前已有上述之 施用毒品等罪經法院判決確定執行完畢之前案紀錄,可認被 告經前案之偵審程序後,並未心生警惕作用,返回社會後未 能因此自我控管,仍再犯同類之施用毒品案件,足見行為人 主觀惡性較重而有其特別惡性,且前罪之徒刑執行無成效, 其對於刑罰之反應力顯然薄弱,故認本件有必要加重處罰。 又審酌被告前經觀察、勒戒後,復施用第二級毒品甲基安非 他命,犯後坦承犯行,被告施用毒品雖對己身健康戕害甚鉅 ,然終究非可與侵害他人法益之犯罪行為等量齊觀,且對此 類施用毒品之行為人而言,毒品危害防制條例之立法目的亦 非重在嚴懲,而係重在彼等行為之矯治,再參酌被告犯罪之 動機、目的、所受之刺激、手段、品行、智識程度、所生之 危害及犯罪後之態度等一切情狀,爰量處被告有期徒刑4月 ,如易科罰金,以新臺幣1000元折算1日。核原審認事、用 法俱無違誤,量刑亦稱妥適,應予維持,並引用原審簡易判 決書所載之事實、證據及理由(如附件判決書所示)。 二、被告於上訴狀中僅載明不服原審判決提起上訴之旨,並未提 出任何上訴理由或具體指摘原判決有何違法不當之處,嗣經 本院合法傳喚,亦未到庭為任何陳述,上訴顯無理由,自應 予駁回。 三、第二審被告經合法傳喚,無正當之理由不到庭者,得不待其 陳述,逕行判決;對於簡易判決不服而上訴者,準用上開規 定,刑事訴訟法第371 條、第455 條之1 第3 項分別定有明 文。查被告經本院合法傳喚,無正當理由未到庭,審理期日 時亦未在監在押等情,有本院送達證書、臺灣高等法院在監 在押全國紀錄表及報到單在卷可查,其於審判期日無正當理 由未到庭,爰依上開規定,不待其陳述,逕為一造辯論判決 。 據上論斷,應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第368 條 、第371條、第373條,判決如主文。 本案經檢察官洪榮甫聲請簡易判決處刑,檢察官李怡蒨到庭執行 職務。 中  華  民  國  113  年  11  月  22  日        刑事第三庭審判長法 官 王福康                法 官 李辛茹                法 官 施又傑 以上正本證明與原本無異。     本件判決不得上訴。       中  華  民  國  113  年  11  月  22  日                書記官 吳宣穎 【附錄論罪法條】 毒品危害防制條例第10條第2項:   施用第二級毒品者,處3年以下有期徒刑。 【附件】 臺灣基隆地方法院刑事簡易判決 113年度基簡字第416號 聲 請 人 臺灣基隆地方檢察署檢察官 被   告 李威霆 上列被告因違反毒品危害防制條例案件,經檢察官聲請以簡易判 決處刑(113年度毒偵字第126號),本院判決如下:   主 文 李威霆施用第二級毒品,累犯,處有期徒刑肆月,如易科罰金, 以新臺幣壹仟元折算壹日。   犯罪事實及理由 一、本案犯罪事實及證據並所犯法條均引用檢察官聲請簡易判決 處刑書之記載(如附件)。 二、論罪科刑:  ㈠核被告所為,係犯毒品危害防制條例第10條第2項之施用第二 級毒品罪。其施用前、後持有第二級毒品之低度行為,為其 施用第二級毒品之高度行為所吸收,不另論罪。  ㈡被告有檢察官聲請簡易判決處刑書所載之受有期徒刑宣告確 定,而入監服刑,並執行完畢之情形,有臺灣高等法院被告 前案紀錄表在卷可稽,其於徒刑執行完畢後5年內故意再犯 本件有期徒刑以上之罪,為累犯。參酌被告前已有上述之施 用毒品等罪經法院判決確定執行完畢之前案紀錄,可認被告 經前案之偵審程序後,並未心生警惕作用,返回社會後未能 因此自我控管,仍再犯同類之施用毒品案件,足見行為人主 觀惡性較重而有其特別惡性,且前罪之徒刑執行無成效,其 對於刑罰之反應力顯然薄弱,故認本件有必要加重處罰。又 本件量刑已就被告構成累犯、造成累犯之犯行、被告過去是 否有與本件相似之同類犯行等事由一併予以評價,上開事由 均不再於量刑中重覆評價,附此敘明。  ㈢審酌被告前經觀察、勒戒後,復施用第二級毒品甲基安非他 命,犯後坦承犯行,被告施用毒品雖對己身健康戕害甚鉅, 然終究非可與侵害他人法益之犯罪行為等量齊觀,且對此類 施用毒品之行為人而言,毒品危害防制條例之立法目的亦非 重在嚴懲,而係重在彼等行為之矯治,再參酌被告犯罪之動 機、目的、所受之刺激、手段、品行、智識程度、所生之危 害及犯罪後之態度等一切情狀,爰量處如主文所示之刑,並 諭知易科罰金之折算標準,以資懲儆。 三、據上論斷,依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第2項 ,逕以簡易判決處刑如主文。 四、如不服本判決,得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上 訴狀,上訴於本院第二審合議庭。(須附繕本) 本案經檢察官洪榮甫聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  113  年  6   月  25  日          基隆簡易庭 法 官 石蕙慈 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內,向本院提出上訴書狀, 敘述上訴理由,上訴於本院合議庭,並按他造當事人之人數附具 繕本。 中  華  民  國  113  年  6   月  25  日                書記官 楊翔富 附錄本案論罪科刑法條全文: 毒品危害防制條例第10條 施用第一級毒品者,處6月以上5年以下有期徒刑。 施用第二級毒品者,處3年以下有期徒刑。 附件: 臺灣基隆地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                    113年度毒偵字第126號   被   告 李威霆 男 31歲(民國00年00月00日生)             住○○市○○區○○○街00巷000號4              樓             居基隆市○○區○○路00巷000號4樓             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因違反毒品危害防制條例案件,業經偵查終結,認宜聲 請簡易判決處刑,茲敘述犯罪事實、證據並所犯法條如下:     犯罪事實 一、李威霆前因違反毒品防制條例案件,經臺灣基隆地方法院( 下簡稱基隆地院)分別以106年度基簡字第607號、106年度 訴字第256號、106年度訴字第288號、106年度基簡字第1353 號、106年度基簡字第734號,判處有期徒刑3月、8月、10月 、6月(2次)、3月確定,復因傷害等案件,經臺灣高等法 院以107年度上訴字第515號判處有期徒刑6月、6月確定,前 開案件經臺灣高等法院以108年度聲字第4338號定應執行有 期徒刑2年6月確定(下稱甲刑度);復因違反毒品危害防制 條例案件,經基隆地院以106年度訴字第607號判處有期徒刑 8月確定,又因毀棄損壞案件,經基隆地院以107年度基簡字 第142號判處有期徒刑3月確定,前開2案件經同法院以108年 度聲字第1249號定應執行有期徒刑10月確定(下稱乙刑度) ,上開甲、乙刑度接續執行,於民國109年6月30日縮短刑期 假釋出監,於109年9月9日假釋期滿未經撤銷假釋,其未執 行之刑以已執行完畢論。又因施用毒品案件,經送觀察、勒 戒後,認無繼續施用毒品之傾向,於112年1月19日執行完畢 釋放,並由本署檢察官以111年度毒偵字第363、708號為不 起訴處分確定。 二、詎其猶不知悔改,基於施用第二級毒品甲基安非他命之犯意 ,於112年10月29日凌晨5時許,在其基隆市○○區○○路00巷00 0號4樓居所內,以將甲基安非他命置放於玻璃球吸食器內, 再以火加熱燒烤吸食煙霧之方式,施用甲基安非他命1次。 嗣於同年11月1日凌晨1時許,因其係列管毒品人口,為警通 知至警局採尿送驗,結果呈有安非他命、甲基安非他命陽性 反應,始悉上情。 三、案經基隆市警察局第四分局報告偵辦。         證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實,業據被告李威霆於偵詢時坦承不諱,且將被 告為警查獲後採集之尿液檢體,送台灣尖端先進生技醫藥股 份有限公司,以氣相層析質譜分析法(GC/MS)為確認檢驗 ,結果呈安非他命、甲基安非他命陽性反應,有該公司112 年11月14日出具之濫用藥物尿液檢驗報告暨基隆市警察局第 四分局應受尿液採驗人尿液檢體採集送驗記錄表(檢體編號 :Z000000000000)及基隆市警察局委託辦理濫用藥物尿液 檢驗檢體監管紀錄表各1紙在卷可稽,足認被告確有上述施 用甲基安非他命之事實。此外復有刑案資料查註紀錄表、全 國施用毒品案件紀錄表及矯正簡表各1份在卷可參,被告犯 嫌堪以認定。 二、核被告所為,係犯毒品危害防制條例第10條第2項之施用第 二級毒品罪嫌。又被告曾受有期徒刑執行完畢,有本署刑案 資料查註紀錄表附卷可參,其於有期徒刑執行完畢5年以內 故意再犯本件有期徒刑以上之罪,該當刑法第47條第1項之 累犯。衡諸被告所犯前案之犯罪類型、罪質、手段及法益侵 害結果,雖與本案犯行不同,但被告於前案執行完畢日(即 109年9月9日)4年內即再犯本案,足認其法律遵循意識仍有 不足,對刑罰之感應力薄弱,加重其法定最低度刑,並無司 法院大法官釋字第775號解釋意旨所指可能使被告所受刑罰 超過其應負擔罪責之虞,請依刑法第47條第1項規定,加重 其刑。 三、依毒品危害防制條例第23條第2項、刑事訴訟法第451條第1 項聲請逕以簡易判決處刑。   此  致 臺灣基隆地方法院基隆簡易庭 中  華  民  國  113  年  3   月  13  日                檢 察 官 洪榮甫 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  3   月  22  日                書 記 官 陳俊吾 附錄本案所犯法條全文 毒品危害防制條例第10條 施用第一級毒品者,處 6 月以上 5 年以下有期徒刑。 施用第二級毒品者,處 3 年以下有期徒刑。 本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理,法院簡易庭得不傳喚被告、 輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑; 被告、被害 人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或 對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時,請即另以 書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。

2024-11-22

KLDM-113-簡上-113-20241122-1

撤緩
臺灣基隆地方法院

撤銷緩刑

臺灣基隆地方法院刑事裁定 113年度撤緩字第78號 聲 請 人 臺灣基隆地方檢察署檢察官 受 刑 人 陳文興 上列聲請人因受刑人所犯竊盜案件,聲請撤銷緩刑宣告(113年 度執聲字第617號),本院裁定如下:   主 文 聲請駁回。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人陳文興因犯竊盜案件,經本院於民國 113年3月20日以113年度基原簡字第17號判決(113年度速偵 字第33號)判處罰金新臺幣(下同)3,000元,同時宣告緩刑2 年,於113年5月3日確定。復於緩刑期前即113年1月9日更犯 竊盜罪,經臺灣桃園地方法院於113年4月25日以113年度桃 原簡字第87號判決判處拘役5日,於113年6月10日確定;於 緩刑期前即113年1月17日更犯竊盜罪,經本院於113年6月5 日以113年度基原簡字第38號判決判處有期徒刑6月,於113 年7月15日確定。足認原宣告之緩刑難收其預期效果,而有 執行刑罰之必要,爰依刑事訴訟法第476條、刑法第75條之1 第1項第1款之規定,聲請撤銷緩刑之宣告等語。 二、按緩刑之宣告應撤銷者,由受刑人所在地或其最後住所地之 地方法院檢察官聲請該法院裁定之,刑事訴訟法第476條定 有明文。次按,緩刑期內因故意犯他罪,而在緩刑期內受6 月以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告確定者,足認原宣告之 緩刑難收其預期效果,而有執行刑罰之必要者,得撤銷其宣 告,刑法第75條之1第1項第2款定有明文。考其立法理由說 明,乃依被告再犯情節,而裁量是否撤銷先前緩刑之宣告, 採「裁量撤銷主義」,賦予法院撤銷與否之權限,以其實質 要件「足認原宣告之緩刑難收其預期效果,而有執行刑罰之 必要」,作審認之標準,由法院依職權本於合目的性之裁量 ,妥適審酌被告所犯前後數罪間,關於法益侵害之性質、再 犯之原因、違反法規範之情節是否重大、被告主觀犯意所顯 現之惡性及其反社會性等情,是否已使前案原為促使惡性輕 微之被告或偶發犯、初犯改過自新而宣告之緩刑,已難收其 預期之效果,而確有執行刑罰之必要,此與刑法第75條第1 項所定2款要件有一具備,即毋庸再行審酌其他情狀,應逕 予撤銷緩刑之情形不同。 三、經查:  ㈠受刑人陳文興前因犯竊盜案件,經本院於民國113年3月20日 以113年度基原簡字第17號判決判處罰金3,000元,同時宣告 緩刑2年,於113年5月3日確定(即前案,下稱甲案)。復於 緩刑期前即113年1月9日更犯竊盜罪,經臺灣桃園地方法院 於113年4月25日以113年度桃原簡字第87號判決判處拘役5日 ,於113年6月10日確定(即後案,下稱乙案);於緩刑期前 即113年1月17日更犯竊盜罪,經本院於113年6月5日以113年 度基原簡字第38號判決判處有期徒刑6月,於113年7月15日 確定(即後案,下稱丙案)等情,有各該刑事判決書影本及 臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可按,是本案受刑人係於 緩刑期內故意犯他罪,而在緩刑期內受6月以下有期徒刑之 宣告確定之事實,應堪認定。  ㈡聲請人聲請依刑法第75條之1第1項第1款規定撤銷緩刑宣告, 惟查受刑人所犯乙、丙案犯罪時間為113年1月9日及17日, 係在甲案判決日期113年3月20日宣告緩刑前所為,尚無法期 待受刑人於犯乙、丙案時,即預知日後甲案之犯罪行為將獲 判緩刑之寬典,自不能逕以緩刑前所犯之乙、丙案即推認原 緩刑宣告難收預期效果或有執行刑罰之必要;又本件受刑人 所犯甲、乙、丙案雖罪質相同,然乙、丙案既係在甲案宣判 前為之,非於甲案判決後所為,顯非於甲案經法院宣告緩刑 後仍明知故犯,而有未見悔悟自新之情形,如無其他「難收 其預期效果,而有執行刑罰之必要」之實質上理由,僅依受 刑人於緩刑前更犯他罪之事實即撤銷緩刑,則刑法第75條及 第75條之1即無區分之必要,進而前開刑法第75條之1第1項 之立法本旨將意義盡失。從而,聲請意旨僅以本件有前開形 式上之事由存在,即認對受刑人原宣告緩刑之基礎已不復見 ,疏未就受刑人所犯甲、乙、丙案間之行為原因、違反法規 範之情節程度、主觀犯意惡性及反社會性,是否係屬偶發情 節,而得以輔導方式協助其改過自新等相關事項詳予分析, 再憑此論定受刑人原受緩刑之宣告是否已然無法收到預期效 果,非重為刑罰之執行無以對其施以教化。是檢察官聲請撤 銷受刑人甲案即前案之緩刑,所提聲請之理由,尚難令本院 形成應撤銷之心證,應予駁回。 四、依刑事訴訟法第220條,裁定如主文。 中  華  民  國  113  年  11  月  21  日          刑事第三庭 法 官 石蕙慈 以上正本證明與原本無異。 對於本件裁定如有不服,應於收受送達後10日內,向本院提出抗 告書狀,敘述抗告之理由,抗告於臺灣高等法院。 中  華  民  國  113  年  11  月  21  日                書記官 楊翔富

2024-11-21

KLDM-113-撤緩-78-20241121-1

臺灣基隆地方法院

定應執行刑

臺灣基隆地方法院刑事裁定 113年度聲字第935號 聲 請 人 臺灣基隆地方檢察署檢察官 受 刑 人 張亦昇 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(113年度執聲字第630號),本院裁定如下:   主 文 張亦昇所犯如附表所示之罪,各處如附表所示之刑,應執行有期 徒刑壹年叁月,併科罰金新臺幣捌萬伍仟元,罰金如易服勞役, 以新臺幣壹仟元折算壹日。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人張亦昇因違反洗錢防制法等案件,先 後經判決確定如附表,應依刑法第53條及第51條第5款、第7 款規定,定其應執行之刑,爰依刑事訴訟法第477條第1項聲 請裁定定應執行刑等語。 二、按刑法第53條應依刑法第51條,定其應執行之刑者,由該案 犯罪事實最後判決之法院之檢察官聲請該法院裁定之,刑事 訴訟法第477條第1項定有明文。又裁判確定前犯數罪者,併 合處罰之;數罪併罰,有二裁判以上者,依第51條之規定, 定其應執行之刑,復為刑法第50條第1項前段、第53條所明 定。而所謂「裁判確定前」,應以聲請定執行刑之各罪中「 最先裁判確定案件之確定時」為準,換言之,必須其他各罪 之犯罪行為時,均在最先一罪判決確定前,始符合數罪併罰 之條件,而如他罪係在該最先確定之罪確定後所犯,即不得 與前罪定執行刑(最高法院96年度台非字第13號、第338號 判決要旨參照)。查本件受刑人所犯附表編號1所示之罪, 最後事實審法院係受刑人因洗錢防制法案件,經本院以112 年度金訴字第325號案件受理,於民國112年10月11日判決, 且於112年11月8日確定,是以聲請人向本院聲請定應執行之 刑,於法有據。 三、次按刑事訴訟法第370條第2項、第3項,已針對第二審上訴 案件之定應執行之刑,明定有不利益變更禁止原則之適用; 而分屬不同案件之數罪併罰,倘一裁判宣告數罪之刑,曾經 定其執行刑,再與其他裁判宣告之刑定其執行刑時,在法理 上亦應同受此原則之拘束(最高法院103年9月2日103年度第 14次刑事庭會議決議意旨參照),從而上開更定之執行刑, 不應比前定之執行刑加計其他裁判所處刑期後為重,否則即 與法律秩序理念及法律目的之內部界限有違(最高法院80年 台非字第473號判例要旨參照)。又定應執行刑,不僅攸關 國家刑罰權之行使,於受刑人之權益亦有重大影響,除顯無 必要或有急迫情形外,法院於裁定前,允宜予受刑人以言詞 、書面或其他適當方式陳述意見之機會,程序保障更加周全 (最高法院110年度台抗大字第489號刑事裁定意旨參照)。 本院經函詢受刑人後,受刑人並未函覆,有本院函文、送達 證書及收文資料查詢清單各1份在卷可憑,已足保障受刑人 之陳述意見權。爰審酌受刑人犯罪時間之間隔、行為態樣、 罪質、行為次數,綜合評斷其應受矯治之程度,並兼衡責罰 相當與刑罰經濟原則,於不逾越上述內、外部界限之範圍內 ,裁定如主文所示。 四、依刑事訴訟法第477條第1項、刑法第53條、第51條第5款、 第7款、第41條第1項前段,裁定如主文。 中  華  民  國  113  年  11  月  21  日           刑事第三庭 法 官 石蕙慈 以上正本證明與原本無異。   對於本件裁定如有不服,應於收受送達後10日內,向本院提出抗 告書狀,敘述抗告之理由,抗告於臺灣高等法院。 中  華  民  國  113  年  11  月  21  日                書記官 楊翔富 附表:受刑人余志文定應執行刑案件一覽表 編    號 1 2 3 4 罪    名 洗錢防制法 洗錢防制法 洗錢防制法 洗錢防制法 宣 告  刑 有期徒刑4月,併科罰金新台幣2萬元 有期徒刑3月,併科罰金新台幣1萬元 ①有期徒刑3月,併科罰金新台幣2萬元 ②有期徒刑5月,併科罰金新台幣4萬元 (經原審定應執行有期徒刑6月,罰金新台幣5萬元) 有期徒刑4月,併科罰金新台幣2萬元 犯罪日期 111年9月21日 111年2月18日 ①111年10月12日 ②111年8月4日 111年9月21日 偵查(自訴)機關偵查案號 臺灣基隆地方檢察署112年度偵字第4504號 臺灣基隆地方檢察署112年度偵字第5513號 臺灣基隆地方檢察署112年度偵字第12630號 臺灣基隆地方檢察署112年度偵字第10776號 最 後 事 實 審 法 院 臺灣基隆地方法院 臺灣基隆地方法院 臺灣基隆地方法院 臺灣基隆地方法院 案 號 112年度金訴字第325號 113年度基金簡字第89號 113年度基金簡字第88號 113年度基金簡字第74號 判 決 日 期 112年10月11日 113年6月14日 113年7月1日 113年8月1日 確 定 判 決 法 院 臺灣基隆地方法院 臺灣基隆地方法院 臺灣基隆地方法院 臺灣基隆地方法院 案 號 112年度金訴字第325號 113年度基金簡字第89號 113年度基金簡字第88號 113年度基金簡字第74號 確 定 日 期 112年11月8日 113年7月15日 113年8月5日 113年8月26日 是否為得易科罰金之案件 否 否 否 否 備    註 臺灣基隆地方檢察署113年度執字第10號 臺灣基隆地方檢察署113年度執字第2114號 臺灣基隆地方檢察署113年度執字第2376號 臺灣基隆地方檢察署113年度執字第2538號

2024-11-21

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