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審易
臺灣臺北地方法院

偽造文書

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度審易字第1792號 公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 莊增福 上列被告因偽造文書案件,經檢察官提起公訴(112年度偵字第2 6283號),本院判決如下:   主 文 莊增福犯行使偽造準私文書罪,共貳罪,各處有期徒刑肆月,如 易科罰金,均以新臺幣壹仟元折算壹日,應執行有期徒刑柒月, 如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。 如附表編號1至17「品名」欄所示書法作品落款欄處偽造該附表 編號1至17「偽造署名」、「偽造印文」欄所示偽造「署名」、 「印文」合計共肆拾壹枚均沒收,扣案行動電話壹支(廠牌:SU GAR、含SIM卡壹張)沒收;未扣案犯罪所得新臺幣陸仟玖百伍拾 元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額 。   事 實 一、莊增福為販售、拍賣玉器、磁器、茶壺、書法、國畫等作品 業者,並利用通訊軟體LINE成立名稱「藏古雅集LINE群組收 藏拍賣」群組,負責張貼欲販售上述商品供群組成員出價購 買,並因此與暱稱「孫小光」之書法作家孫永光(所犯部分 經本院以113年審簡字第1953號判決〈尚未確定〉)往來,並 約定由孫永光提供非杜忠誥、李轂摩本人創作書法作品,由 莊增福負責公開在設立上開群組內以拍賣方式出售,如售出 莊增福可獲得出售金額10%之報酬,其餘款項則由莊增福匯 款予孫永光取得,而與孫永光共同基行使偽造準私文書之接 續犯意聯絡由孫永光負責委請不知情刻印人員,偽造如杜忠 誥、李轂摩書法作品上所蓋印「杜忠誥印」、「轂」、「摩 」等相類之印章,於民國110至111年間,在其位於臺北市○○ 區○○街000巷00號0樓住處,摹寫重製如附表編號1至17所示 杜忠誥、李轂摩2人之書法作品,並在所摹擬杜忠誥、李轂 摩之書法作品上,分別偽造「杜忠誥」、「李轂摩」、「轂 摩」之署名,及蓋用偽造「杜忠誥印」、「轂」、「摩」等 印文後即拍照後傳予莊增福,莊增福亦知悉附表編號1至17 「品名」欄所示書法作品均非杜忠誥、李轂摩2位書法藝術 家本人所創作,且杜忠誥、李轂摩2位對渠等書法作品均享 有著作財產權之美術著作(孫永光、莊增福違反著作權法部 分,經撤回告訴,經不起訴處分),莊增福仍在其設立上開 群組內設定起拍金額公開標售而行使之,足生損害於杜忠誥 、李轂摩。經群組內成員分別出價標買,接續將附表編號1 至17所示杜忠誥、李轂摩書法作品以附表編號1至17所示「 成交價格」欄所示金額拍賣出售予附表編號1至17「得標人 」欄所示所示之成員,相關得標者並將得標之款項匯入莊增 福指定其申辦台北富邦銀行帳號000-000000000000號帳戶內 ,莊增福計算扣除其報酬後將其餘款項匯款予孫永光指定帳 戶。嗣因警方進行網路巡邏,發現上開公開群組所張貼書法 作品價格與上開作家出售書法作品真跡價格甚有落差,而循 線查悉上情。   二、案經杜忠誥、李轂摩訴請內政部警政署保安警察第二總隊報 請臺灣臺北地方檢察署檢察官偵查起訴。     理 由 壹、證據能力:   本判決認定事實所引用之供述證據,檢察官及被告莊增福( 下稱被告)均表示無意見(本院卷第65頁)且迄本院言詞辯 論終結前亦未聲明異議(本院卷第148至152頁),本院審酌 該等證據作成時情況,並無違法取證瑕疵,認以之作為證據 為適當,依刑事訴訟法第159條之5之規定,均認有證據能力 。其他所引用之非供述證據部分,核無證據證明係公務員違 背法定程序所取得,且亦無刑事訴訟法第159條之4之顯有不 可信之情況與不得作為證據之情形,均認具有證據能力。 貳、實體部分: 一、訊據被告固坦承有利用通訊軟體LINE設立「藏古雅集line群 組收藏拍賣」群組,並擔任管理員,其LINE暱稱為「藏古山 房」,並與孫永光合作,由孫永光提供附表編號1至17所示 分別為杜忠誥、李轂摩署名、蓋印之書法作品,由其刊登上 開群組內,由其訂定起拍價,由群組成員分別出價(每一口 增加500元)由高價者得標,得標者會將款項匯入其申辦金 融帳戶內,由其計算與孫永光約定之報酬外,其餘款項則分 別以交付現金、或轉帳至指定帳戶方式交予孫永光等情不諱 ,但矢口否認犯行,辯稱:附表編號1至17書法作品均是孫 永光拍照後傳給我,委託我拍賣,我詢問過孫永光,孫永光 表示他個人收藏,並沒有告訴我書法是他個人摹擬,孫永光 並沒有跟我講清楚,所以不知孫永光所委拍賣的書法作品是 偽造的云云。 二、經查: (一)附表編號1至17所示書法作品,均由證人即同案被告孫永 光拍照後傳送予被告,由被告在其設立群組中開公開刊登 並訂定起拍價公開拍賣方式出售,其中附表編號1至8杜忠 誥書法作品上有如附表編號1至8所示杜忠誥署名或蓋有「 杜忠誥印」,附表編號9至17所示李轂摩書法作品上則有 李轂摩或轂摩印文、或蓋有「轂」、「摩」等印文,並由 被告設立「藏古雅集line群組收藏拍賣」群組內公開刊登 後由群組成員出價後由高價者得標方式出售乙節,為被告 所是認,核與證人即同案被告孫永光、證人即群組內曾參 與競標購買之王茂森、施明輝等人陳述相符,復有扣得被 告持用行動電話,及該行動電話記事本欄內列印被告將如 附表編號1至17所示由孫永光提供有關杜忠誥、李轂摩書 法作品公開刊登、標售、得標,警方蒐證照片等資料附卷 可按(偵查卷第21至109、141至157頁),及有臺灣士林 地方法院112年聲搜字第6號搜索票、內政部警政署保安警 察第二總隊搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表在卷可憑( 偵查卷第285至295頁)。上情堪以認定。 (二)被告所公開刊登標售孫永光所提供如附表編號1至17所示 杜忠誥、李轂摩書法作品,均非杜忠誥、李轂摩2人本人 所創作之書法作品,而為孫永光所摹擬,孫永光將利用不 知情刻印業者偽造「杜忠誥印」、「忠誥」、「轂」、「 摩」等印章蓋用在其所摹擬如附表編號1至17所示書法作 品上,亦由孫永光在附表編號1至17所示書法作品上分別 偽簽「杜忠誥」、「李轂摩」、「轂摩」等署名後交予拍 照傳送予被告進行公開標售,業據證人杜忠誥、李轂摩、 孫永光等人證述明確,即證人杜忠誥證稱:警方所提供附 表編號1至8所示書法作品照片資料非我創作,筆畫結構都 是特意模仿我的作品,所蓋印及落款署名均與我原作不同 ,蓋印位置、落款署名均明顯不同,拍賣價格跟我的作品 價格落差極大,至少差10幾倍,我的作品出售計價單位1 裁1萬5000元等語(偵查卷第311至313頁),證人李轂摩 亦陳:警方交予我檢視附表編號9至17所示落款署名李轂 摩書法作品均非我創作之書法作品,此部分抄襲我的作品 可見字體筆法、間隔、精神、筆觸等均與我的書法作品不 同,署名部分,原作有些是字畫型式,但仿作指示一副對 聯,或只有字而以,簽名部分位置也不同,且拍賣價格與 我的作品出售價格落差極大,我的一副對聯大約10萬元左 右等語(偵查卷第398至400頁);證人孫永光亦稱:附表 編號1至17所示書法作品,均為我委託被告拍賣,均為我 摹寫杜忠誥、李轂摩2人之書法作品,我看書畫集內有杜 忠誥、李轂摩的書法作品後進行摹擬,印章部分就把書畫 集上的印文圖案拿給刻印店人員看在幫我刻印(偵查卷第 160至166、618至619頁,本院卷第58頁)。足認被告所收 受孫永光拍照傳送有關附表編號1至17所示杜忠誥、李轂 摩2人書法作品均非上開2作家本人所創作之書法作品甚明 。 (三)被告知悉所收受、公開標售孫永光提供附表編號1至17所 示杜忠誥、李轂摩2人之書法作品均非杜忠誥、李轂摩2人 本人之書法作品部分,亦據證人孫永光證述:我委託被告 販售我摹寫杜忠誥書法作品時有說上開作品都是我摹寫的 ,不是杜忠誥、李轂摩2人之真實作品,我有強調這些作 品均非真跡,並要求標售書法作品要加「款」字,加「款 」的意思就是這件作品絕對不是真品,通常會在書法家名 字旁加1個款字,如果沒看到款字應該是漏掉,真跡價格 若為8萬元,我們拍賣價格大約20分之1的價錢,要購買的 消費者,可以從網路上搜尋查到書法家名字及真跡之價格 ,而且真跡可以直接跟書法家買,或向書法家工作室購買 等語(偵查卷第165至166、263、618頁);證人孫永光於 本院審理中亦陳:我委託被告拍賣我提供杜忠誥、李轂摩 的書法作品時,有無說是我臨摹部分,我現在記不清楚, 且其實不用說看價錢就知道了,我沒有隱瞞被告,杜忠誥 、李轂摩書法作品不僅1、20萬元,好的時候還會到3、40 萬元,我並未不讓被告在我提供書法作品上加「款」,被 告要加就加,起拍價格都是1000元,有無根被告說拍賣書 法作品是我臨摹的等語(本院卷第143至147頁),是證人 孫永光上開先後所述大致相符,至於將附表編號1至17所 示其摹擬書法作家杜忠誥、李轂摩2人書法作品委請被告 在群組上公開標售,是否事前告知被告為其摹擬之書法, 而非杜忠誥、李轂摩2人之真跡部分前後所述雖有如上述 明確告知,或是否告知已不復記憶等不一之情,但證人孫 永光一再強調並未刻意隱瞞被告所提供書法作品為其摹擬 ,且拍賣價格僅1000元起標,與由杜忠誥、李轂摩2位書 法藝術家創作之書法作品1幅動輒數10萬元差距甚大,被 告亦可明確從價格判斷其所提供書法作品均非真實由杜忠 誥、李轂摩2人創作甚明,是證人孫永光此部分所述,雖 有不一,但顯因時間經過而有遺忘,不因此即驟認證人孫 永光所述均不可採。且被告對於附表編號1至17所示書法 作品,均非書法作家杜忠誥、李轂摩本人親自委託拍賣, 公開標售前,被告均未聯繫、詢問杜忠誥、李轂摩2人相 關書法作品是否為渠2人真實作品,即逕自公開張貼拍賣 ,甚至在有疑義時,僅在拍賣作品下方作者姓名旁加1「 款」字依然進行公開拍賣,有被告持用行動電話記事本內 有關拍賣列印資料在卷可稽,益徵被告主觀上知悉所受孫 永光委託拍賣杜忠誥、李轂摩書法作品均非該杜忠誥、李 轂摩2人所創作之書法作品甚明。 (四)此外,並有台北富邦商業銀行股份有限公司社子分行111 年12月6日北富銀社子字第1110000101號函附被告申辦帳 戶個人資料、110年11月9日至111年11月9日之交易明細( 偵查卷第457至467頁)。 (五)按刑法處罰行使偽造私文書罪之目的,除保護文書名義人 之法益外,並在保護文書之公共信用,故行使偽造私文書 ,如足以生損害於公眾或他人時,其罪即應成立(最高法 院89年度台上字第931號刑事判決意旨參照)。又按販賣 仿冒之光碟片(屬偽造之準私文書),是否成立刑法第21 6條之行使偽造文書罪,因其態樣不一,販賣者是否以偽 作真之意思販賣,有無本於仿冒光碟內容之偽造準文書有 所主張,是否足以生損害於公眾或他人,為事實認定問題 ,應依販賣者主觀之意思及客觀之行為,以資審斷。所稱 「販賣者主觀上並無以偽作真之意思」,係指販賣者主觀 上不知上開具準文書屬性之仿冒或盜版之光碟片係偽造或 變造者,或不知依該偽造準文書(仿冒或盜版光碟片)之 用法,得以之充為真正文書加以使用而言。如販賣者知悉 其所販賣者為仿冒或盜版之光碟片,且知買受者一經藉機 器或電腦之處理,仿冒光碟內容之偽造準文書必當顯現, 仍予以出售,將該偽造之準文書置於可能發生文書功能之 狀態下,應認係對偽造準文書之內容有所主張之行使行為 ,即應成立行使偽造文書罪。至買受者是否知悉其為仿冒 品,或仿冒光碟片販售價格之或高或低,並非所問(最高 法院95年度台上字第1705號、96年台上字第1387號刑事判 決意旨參照)。準此,行為人主觀上知悉其所販賣、散布 之物品上有偽造或變造之準文書,且知悉買受者、收受者 得以藉由該等仿冒品上偽造或變造之準文書瞭解其所欲表 達之內容者,苟足以生損害於公眾或他人,即應成立行使 偽造準文書罪,至於買受者或收受者是否知行為人所散布 之物品為仿冒品,並非所問。查被告明知孫永光提供如附 表編號1至17所示分別為杜忠誥、李轂摩2人名義創作之書 法作品,均非杜忠誥、李轂摩2人本人創作,而屬侵害著 作財產權之重製物,且除附表編號3、5之書法作品外,其 餘分別有「杜忠誥印」,及表示為「李轂摩」之「轂摩」 、「轂」或「摩」等之偽造署名、印文等落款,縱然被告 在相關作品作者姓名旁加「款」字,亦無礙被告將該等重 製之書法作品予以公開拍賣方式出售而散布,自足以生損 害於告訴人杜忠誥、李轂摩2人甚明。 (六)綜上,被告前開所辯其均不知情云云,顯不足採,本件事 證明確,被告犯行堪以認定。    三、論罪: (一)法律適用之說明:  1、按在紙上或物品上之文字、符號、圖畫、照像,依習慣或 特約,足以為表示其用意之證明者,依刑法第220條第1項 規定,應以文書論。   2、查如附表編號1至17所示之書法作品,由證人孫永光於附 表編號1、2、4、6至8所示杜忠誥之書法作品落款處上偽 造「杜忠誥」之署名,於附表編號1至8並蓋用偽造「杜忠 誥印」之印文,及於附表編號9至17所示李轂摩之書法作 品落款處偽造「李轂摩」、或「轂摩」之署名,亦蓋用表 示為李轂摩而偽造之「轂」、「摩」等印文,均用以表示 相關書法作品分別為杜忠誥、李轂摩2人之書法作品,並 據以辨識該等書法作品分別為「杜忠誥」、「李轂摩」所 創作,依習慣或特約,足以表示其用意之證明,應屬刑法 第220條第1項規定之準文書。 (二)核被告莊增福所為均係犯刑法第216條、第210條、第220 條之行使偽造準私文書罪。公訴意旨於論罪欄僅記載被告 所為係犯刑法第217條偽造署押、印文罪,然觀犯罪事實 欄已明確記載被告與同案被告孫永光均明知本件書法作品 均為孫永光所摹寫重製,其作品上落款處均蓋有孫永光偽 造杜忠誥、李轂摩2人之署名及印文,並由被告莊增福使 用其創立LINE「藏古雅集Line群組收藏拍賣」群組內刊登 拍賣而行使,致王茂森等人下標購買等內容,且偵查中訊 問被告莊增福時,即告知其行為並構成偽造文書等犯行, 被告莊增福則陳其受孫永光委託拍賣,並不知真假,否認 犯罪等語之情,顯已就被告所犯行使偽造準私文書之犯行 起訴,論罪欄僅為漏載甚明,應予補充。 (三)吸收關係:    本件由同案被告孫永光偽造杜忠誥、李轂摩相關署押、印 文部分均為偽造準私文書之部分行為,其偽造準私文書後 復持交以被告行使,偽造之低度行為則為行使之高度行為 所吸收,均不另論罪。   (四)共同正犯:    被告就本件犯行與同案被告孫永光間有犯意聯絡及行為分 擔,依刑法第28條規定為共犯。  (五)接續犯:    被告先後多次接受孫永光分別摹擬「杜忠誥」、「李轂摩 」2人之書法作品,並在上開作品落款處分別偽造署名、 印文,並由被告張貼在其設立通訊軟體Line群組中公開拍 賣,供群組內特定多數人觀看、下標購買所為,均係於密 切接近時地接續為之,分別侵害告訴人杜忠誥、李轂摩2 人之同一法益,各舉動間之獨立性極為薄弱,為接續犯, 均應僅以一罪論。 (六)數罪:    被告本件犯行分別侵害告訴人杜忠誥、李轂摩2人之法益 ,犯意各別,行為互殊,應分論併罰。 四、科刑: (一)爰以行為人責任為基礎,審酌被告為圖小利,明知孫永光 提供非其本人名義之書法作品,顯均為侵害告訴人2人著 作財產權之重製物,仍與同案被告孫永光刊登在群組內標 售,足生損害於告訴人2人,造成告訴人2人之損失,欠缺 尊重智慧財產權益之正確觀念,所為實不足取,被告犯後 否認犯行,並未與告訴人2人和解,告訴人2人均因與孫永 光和解而撤回本件告訴等犯後態度,有和解書、刑事撤回 告訴狀、孫永光提出郵政劃撥儲金存款收據等在卷可按, 併審酌被告本件犯行之犯罪動機、目的、手段、所生之危 害、所查獲公開標賣杜忠誥、李轂摩書法作品數量、金額 ,所獲得之報酬,及被告所陳之智識程度、家庭經濟、生 活狀況等一切情狀,分別量處如主文所示之刑,並均諭知 易科罰金之折算標準。 (二)定應執行刑之說明:    按數罪併罰合併定應執行刑,旨在綜合斟酌犯罪行為之不 法與罪責程度,及對犯罪行為人施以矯正之必要性,而決 定所犯數罪最終具體應實現之刑罰,以符罪責相當之要求 ,是法院於酌定應執行刑時,除不得違反刑法第51條之規 定外,並應體察法律規範之目的,謹守法律內部性界限, 注意刑罰邊際效應隨刑期而遞減及行為人所生痛苦程度隨 刑期而遞增之情形,並考量行為人復歸社會之可能性,妥 適定其執行刑。被告在接近之時間,以相類手法犯本件犯 行,非難重複程度較高,透過各罪所顯示之人格面尚無不 同,本於刑罰經濟、責罰相當原則及恤刑之本旨,定其應 執行之刑如主文第2項所示之刑,並諭知易科罰金之折算 標準。    五、沒收: (一)偽造印章、署名、印文:    按偽造之印章、印文或署押,不問屬於犯人與否,沒收之 ,刑法第219條定有明文。本件被告與同案被告孫永光共 犯犯如附表編號1至17所示分別侵害告訴人杜忠誥、李轂 摩2人著作財產權之重製物即偽造準私文書,分別為附表 編號1至17「得標人」欄所示之人購買,已非屬被告、同 案被告孫永光所有,亦非違禁物,自不予宣告沒收,惟如 附表編號1至17「品名」欄所示書法作品落款處分別有如 附表編號1至17「偽造署名」、「偽造印文」欄所示偽造 杜忠誥、李轂摩2人之署名、印文共41枚部分,均應依刑 法第219條之規定,不問是否屬於犯人與否,均予宣告沒 收。 (二)犯罪所用之物:    扣案行動電話1支(廠牌:SUGAR含SIM卡壹張),為被告 所有,並為本件犯行使用,業據被告陳述在卷,且有相關 公開拍賣記事本列印資料在卷可按,原依刑法第38條第2 項規定諭知沒收。至於扣案印章53個、書法作品3幅,被 告否認為本件犯行使用,且卷內亦無事證可認此部分扣案 物為被告供本件犯行使用之物,故不另為沒收之諭知。 (三)犯罪所得:    按犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之。但有特別規定 者,依其規定。前項之沒收,於全部或一部不能沒收或不 宜執行沒收時,追徵其價額。刑法第38條之1第1項、第3 項定有明文。查被告與孫永光共犯本件犯行,則以拍賣出 價格之10%為其報酬乙節,業據被告陳述在卷,核與證人 孫永光陳述相同,可徵被告本件犯行確有犯罪所得,金額 為6950元(計算式:出售金額合計6萬9500元×10%=6950元 ),且未扣案,依上開規定諭知沒收,於全部或一部不能 沒收或不宜執行沒收時追徵其價額。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官陳國安提起公訴,檢察官林秀濤到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  11  日          刑事第二十一庭審判長法 官 程克琳                    法 官 卓育璇                    法 官 倪霈棻 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書。 告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備理由請求檢察官上 訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。                    書記官 蕭子庭 中  華  民  國  114  年  3   月  11  日 附本判決論罪科刑法條 刑法第216條: 行使第210條至第215條之文書者,依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 刑法第210條: 偽造、變造私文書,足以生損害於公眾或他人者,處5年以下有 期徒刑。 刑法第220條: 在紙上或物品上之文字、符號、圖畫、照像,依習慣或特約,足 以為表示其用意之證明者,關於本章及本章以外各罪,以文書論 。 錄音、錄影或電磁紀錄,藉機器或電腦之處理所顯示之聲音、影 像或符號,足以為表示其用意之證明者,亦同。 附表 編號 拍賣 編號 作品 成交價格 得標人 偽造署名/數量 偽造印文/數量 1 55 杜忠誥款 書法對聯 3500元 王茂森 (Wbmr) 杜忠誥1枚 「杜忠誥印」1枚 2 68 杜忠誥款 書法對聯 2000元 王茂森 (Wbmr) 杜忠誥1枚 「杜忠誥印」1枚 3 111 杜忠誥款 書法立軸 5500元 施明輝 無 「杜忠誥印」1枚 4 123 杜忠誥款 書法對聯 3500元 劉尚志 杜忠誥1枚 「杜忠誥印」1枚 5 85 杜忠誥款 書法立軸 2500元 不明 (委託下標) 無 「杜忠誥印」1枚 6 50 杜忠誥款 書法 1000元 劉建宏 杜忠誥1枚 「杜忠誥印」1枚 7 58 杜忠誥款 書法對聯 2000元 藏古山房 (委託下標) 杜忠誥1枚 「杜忠誥印」1枚 8 40 杜忠誥款 書法 1500元 張世傑 杜忠誥1枚 「杜忠誥印」1枚 9 36 李轂摩款 書法對聯 7000元 王茂森 (Wbmr) 李轂摩1枚 「轂」、「摩」各1枚 10 52 李轂摩款 書法對聯 1萬1000元 李轂摩1枚 「轂」、「摩」各1枚 11 78 李轂摩款 書法 8000元 李轂摩1枚 「轂」、「摩」各1枚 12 45 李轂摩款 書法 3000元 李轂摩1枚 「轂」、「摩」各1枚 13 62 李轂摩款 書法對聯 3000元 李轂摩1枚 「轂」、「摩」各1枚 14 73 李轂摩款 書法對聯 3000元 李轂摩1枚 「轂」、「摩」各1枚 15 80 李轂摩款 書法對聯 2000元 李轂摩1枚 「轂」、「摩」各1枚 16 87 李轂摩款 書法 3500元 轂摩1枚 「轂」、「摩」各1枚 17 115 李轂摩款 書法對聯 7500元 李轂摩1枚 「轂」、「摩」各1枚

2025-03-11

TPDM-113-審易-1792-20250311-1

民著訴
智慧財產及商業法院

侵害著作權有關財產權爭議

智慧財產及商業法院民事判決 113年度民著訴字第88號 原 告 黃歆舟 被 告 東華川府股份有限公司 法定代理人 鍾達煜 上列當事人間侵害著作權有關財產權爭議事件,本院於民國114 年2月11日言詞辯論終結,判決如下: 主 文 一、被告應給付原告新臺幣參萬元,及自民國113年3月26日起至 清償日止,按年息5%計算之利息。 二、原告其餘之訴駁回。 三、訴訟費用由被告負擔百分之二十三,餘由原告負擔。 四、本判決第一項得假執行。但被告如以新臺幣參萬元為原告預 供擔保,得免為假執行。 五、原告其餘假執行之聲請駁回。   事實及理由 一、本件原告原請求判命三二三網路科技股份有限公司(下稱三 二三公司)、被告東華川府股份有限公司(下稱被告或東華 川府公司)應連帶給付新臺幣(下同)17萬元本息(卷第13 頁),嗣因與三二三公司達成調解並撤回對其起訴後,減縮 請求金額為13萬元之本息(卷第117頁),核屬減縮應受判 決事項之聲明,合於民事訴訟法第255條第1項第3款規定, 應予准許。 二、原告主張及聲明: (一)原告擔任負責人之兜著數位創意有限公司(下稱兜著公司) 曾與被告於民國107年11月27日簽訂試吃廣宣推廣合約(即 甲證7,下稱系爭推廣合約),由被告無償提供試吃體驗, 兜著公司則負責專案製作廣宣推廣文章,並發布於woment心 動時刻網站(http://woment.com.tw)行銷,惟約定推廣文 之著作財產權歸兜著公司所有。而如附件(甲證1-1、1-2) 所示照片(兩張為同一照片)為原告所拍攝之攝影著作(下 稱系爭攝影著作),並以非專屬授權方式授權兜著公司使用 ,故原告為系爭攝影著作之著作權人。被告明知其就系爭攝 影著作並無著作財產權,且在未得原告或兜著公司之同意或 授權下,竟於108年1月間,與三二三公司簽立整合性服務合 作協議使用EZTABLE平台服務,由被告公司美編人員提供系 爭攝影著作予三二三公司使用,並自同年2月1日起刊登在EZ TABLE平台上之東華川府重慶老火鍋板橋店訂位網頁(如附 件之甲證1-1、1-2),使用時間長達2年10月,已侵害原告 所有系爭攝影著作之重製及公開傳輸權,依著作權法第88條 第1項、民法第188條規定應負損害賠償責任。 (二)原告將系爭攝影著作發表於自營網站藉由獨家內容曝光與品 質(僅可於原告網站瀏覽攝影圖片)獲取廣告收益、行銷專 案等利益,被告未經同意進行商業利用,致使原告受有廣告 收益、行銷專案利益之損失,依原告一個月廣告收益約9萬 元(以100美元計算30日)、行銷專案報酬每案約5萬元計算   ,原告所失利益約14萬元,依著作權法第88條第2項第1款、 同條第3項、民法第216條規定,原告得請求財產損失14萬元   ;又被告隨意使用系爭攝影著作於商業使用,犯後更置詞否 認,被告基於便宜行事,竊用原告辛苦花費人力時間成本製 作,致原告受有精神、健康上損失,依著作權法第85條第1 項、民法第195條第1項規定,請求賠償3萬元之精神慰撫金   ,扣除三二三公司因調解給付之4萬元後,被告合計應賠償   13萬元。 (三)聲明:  ⒈被告應給付原告13萬元,及自起訴狀繕本送達翌日起至清償 日止,按年息5%計算之利息。  ⒉原告願供擔保請准宣告假執行。 三、被告答辯及聲明: (一)被告為擴大經營模式與三二三公司合作,雙方簽立整合性服 務合作協議,由三二三公司協助被告處理餐廳線上訂位及宣 傳事宜,詎三二三公司員工逕自將包含系爭攝影著作照片刊 登在EZTABLE平台作為宣傳,由於該平台非被告經營,此與 被告無關,且三二三公司既已承認侵權並與原告達成調解, 原告所受損害應已獲填補。又本件並無證據顯示系爭攝影著 作為被告所提供,且原告先前提起違反著作權法刑事告訴案 件,三二三公司業已獲不起訴處分確定在案,被告否認附件 所示照片為被告公司員工所提供,原告主張被告侵害其著作 權,核屬無據。退步言,縱被告有將系爭攝影著作使用於   EZTABLE平台,然雙方之前有合作行銷並簽訂系爭推廣合約   ,系爭攝影著作為該次合作所拍攝,依著作權法第12條第2 項後段、第3項規定,被告仍有利用該著作之權利,遑論有 侵害原告著作權之故意。再者,原告稱其受有財產上及非財 產上損失,惟原告於該次合作行銷已收取被告利用系爭攝影 著作之報酬,現主張因被告之利用行為受有損失,事後索要 報酬,並不合理;至原告稱其長期因後製影片致出現眼疾、 受有精神上損害賠償云云,不僅未舉證以實其說,亦核與被 告行為無相當因果關係,且原告要求賠償之數額過高,顯有 不當等語。 (二)聲明:  ⒈原告之訴駁回。  ⒉如受不利判決,願供擔保請准宣告免為假執行。 四、兩造不爭執事項(本院卷第160至161頁): (一)被告與三二三公司有簽立整合性服務合作協議(見臺北地檢 111年度調偵字第1915號卷第21至25頁)。 (二)三二三公司經營之EZTABLE平台有刊登如附件所示甲證1-1、 1-2之照片,該照片為原告所有之系爭攝影著作。 (三)兜著公司與被告於107年11月27日簽有如甲證7之系爭推廣合 約,系爭攝影著作係該次體驗行銷活動所產製之著作。 (四)原告對三二三公司提起違反著作權法刑事告訴,業經臺灣臺 北地方檢察署111年度調偵字第1915號、112年度偵字第8857 號為不起訴處分,並經臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署以 112年度上聲議字第174號處分駁回再議而確定(卷第135至1 41頁) (五)原告與三二三公司於113年4月10日以113年度司民著調字第9 號調解筆錄達成調解。 五、本院判斷: (一)被告未經原告同意或授權,提供系爭攝影著作委託三二三公 司刊登於EZTABLE平台之訂位網頁,已侵害原告依法享有之 重製權及公開傳輸權:  ⒈按著作人除本法另有規定外,專有重製、公開傳輸其著作之 權利,著作權法第22條第1項、第26條之1第1項定有明文。 所謂重製係指以印刷、複印、錄音、錄影、攝影、筆錄或其 他方法直接、間接、永久或暫時之重複製作;又公開傳輸指 以有線電、無線電之網路或其他通訊方法,藉聲音或影像向 公眾提供或傳達著作內容,包括使公眾得於其各自選定之時 間或地點,以上述方法接收著作內容,著作權法第3條第5款   、第10款分別定有明文。  ⒉查原告主張被告於108年間委託三二三公司處理餐廳線上訂位 及宣傳時,被告公司之美編人員曾提供其所有之系爭攝影著 作予三二三公司,刊登在其所經營EZTABLE平台上之訂位網 頁等情,業據三二三公司員工詹怡潔、被告公司員工徐永璿 分別於臺灣臺北地方檢察署偵辦原告對三二三公司提起違反 著作權法刑事告訴時,分別以證人身分於接受訊問時具結在 案(見111年度調偵字第1915號卷第55、81頁)。詹怡潔證 稱「照片來源是東華川府餐廳透過電子郵件給三二三公司   」、徐永璿證稱「照片是由東華川府的美編處理,美編有4 至5位。」等語,此經本院調閱上開刑事卷宗核閱無訛,復 有不起訴處分書及處分書在卷可參(卷第31至41頁)。參酌 被告曾與三二三公司簽訂整合性服務合作協議,約定由三二 三公司協助處理線上訂位及宣傳,而就應使用哪張宣傳圖片   、照片於訂位頁面上,依該合作協議第8條「被告應擔保所 提供之…圖片…等內容均無妨害公序良俗或違反法令之情事   ,亦無侵害他人著作權」約定及一般商業交易經驗法則,應 係由被告提供或至少需經被告確認後,三二三公司方才會使 用於訂位網站行銷宣傳;再佐以被告公司美編陳聖潔曾於10 8年1月30日以臉書帳號詢問原告照片是否可以使用,並意圖 索取更多照片等語(卷第217頁),由此堪認證人詹怡潔、 徐永璿所述該照片來源是由被告公司美編人員交給三二三公 司刊登於EZTABLE平台上訂位網頁,核屬有據,應堪採信, 故被告一再辯以並無電子郵件等證據足以顯示系爭攝影著作 為被告所提供,或與其無關云云,難認可採。  ⒊被告雖抗辯雙方之前有合作行銷並簽訂系爭推廣合約,系爭 攝影著作為該次合作所拍攝,依著作權法第12條第2項後段   、第3項規定,被告仍有利用該著作之權利云云。惟查,系 爭推廣合約固約定由被告提供新菜給原告免費品嘗,同時授 權兜著公司得使用被告之粉絲團文字、影片、圖像等用以製 作廣宣推廣文使用,而兜著公司則應將廣宣推廣文,推廣至 所持有相關推廣渠道,如FB、IG、YOUTUBE、部落格、愛食 記、愛評網等,且未經被告同意兜著公司不得無故隨意下架 該篇廣宣推廣文(第1條)。然關於著作財產權係約定該專 案之著作財產權歸原告之兜著公司所有(第5條第2項),被 告僅保有對於專案的修改權,以及參酌兩造107年11月23日 至26日之社群網路對話截圖(卷第129頁)可知,被告雖可 任意分享原告於woment網站廣宣推廣文之網址使用,但無法 獨自下載文字或照片,如需另外獨立使用照片則需與原告或 兜著公司洽談照片之授權方案。是以雙方既有明白約定該專 案之著作財產權歸屬,及如需獨立使用專案內的文字或照片 則需另外取得授權,就該專案內之使用照片部分即無著作權 法第12條第3項規定之適用,故被告抗辯其得利用系爭攝影 著作云云,即不可採。  ⒋準此,原告主張被告未經原告之同意或授權,提供系爭攝影 著作給三二三公司刊登於EZTABLE平台之訂位網頁,已侵害 原告之重製權及公開傳輸權,即屬有據。 (二)被告有侵害原告著作權之故意,應負損害賠償責任:  ⒈按因故意或過失不法侵害他人之著作財產權者,負損害賠償 責任;數人共同不法侵害者,連帶負賠償責任,著作權法第 88條第1項定有明文。所謂故意,係指行為人對於構成侵權 行為之事實,明知並有意使其發生,或預見其發生而其發生 並不違反其本意者而言;所謂過失,乃應注意能注意而不注 意即欠缺注意義務之謂。構成侵權行為之過失,係指抽象輕 過失即欠缺善良管理人之注意義務。至行為人已否盡善良管 理人之注意義務,應依事件之特性,分別加以考量,因行為 人之職業、危害之嚴重性、被害法益之輕重、防範避免危害 之代價,而有所不同。  ⒉被告依雙方之前簽訂系爭推廣合約,可預見其如欲使用系爭 攝影著作應事先另取得授權,以避免侵害著作財產權,被告 公司在未獲原告或兜著公司同意授權之情況下,即透過員工 提供系爭攝影著作予三二三公司刊登在EZTABLE平台之訂位 網頁行銷,難謂無侵害原告著作權之故意。又被告就其員工 之行為,亦未能證明其已盡相當之注意或縱加以相當之注意 而仍不免發生損害,故原告主張被告故意侵害其著作財產權   ,應負損害賠償責任,核屬有據,被告否認有侵害原告著作 權之故意存在,並不可採。 (三)原告得請求被告給付3萬元本息之損害賠償,至逾此範圍之 請求金額及精神賠償,均無理由:  ⒈按「因故意或過失不法侵害他人之著作財產權或製版權者, 負損害賠償責任。前項損害賠償,被害人得依下列規定擇一 請求:一、依民法第216條之規定請求。但被害人不能證明 其損害時,得以其行使權利依通常情形可得預期之利益,減 除被侵害後行使同一權利所得利益之差額,為其所受損害。 二、請求侵害人因侵害行為所得之利益。但侵害人不能證明 其成本或必要費用時,以其侵害行為所得之全部收入,為其 所得利益。依前項規定,如被害人不易證明其實際損害額, 得請求法院依侵害情節,在新臺幣1萬元以上1百萬元以下酌 定賠償額。如損害行為屬故意且情節重大者,賠償額得增至 新臺幣5百萬元。」著作權法第88條第1條前段、第2項、第3 項有明文規定。又被害人依著作權法第88條第3項規定請求 損害賠償,應以實際損害額不易證明為其要件,且法院酌定 賠償額,亦應按侵害之情節定之。另按損害賠償之債,以有 損害之發生及責任原因之事實,並二者間有相當因果關係為 成立要件,如不合此項成立要件,難謂有損害賠償請求權存 在(最高法院30年上字第18號、48年台上字第481號判決參 照)。  ⒉原告請求所失利益14萬元,其中9萬元部分雖提出自營網站( http://woment.com.tw)廣告報表為證(甲證4,卷第43頁 ),然該網站不僅只有被告餐廳之介紹,尚包含其他店家   、餐廳、景點等內容,亦即該網站瀏覽、點閱與廣告收益非 全係因系爭攝影著作所產生,自不能以該網站廣告收益作為 本件損害賠償計算;又依原告所提供數位內容行銷專案服務   ,參酌甲證5之數位內容行銷專案合約、甲證7之系爭推廣合 約可知,原告所稱專案服務包含文章撰寫、宣傳照片、精修   、影片拍攝、剪輯及網站上架、曝光操作等服務,惟該推廣 合約產製之作品不僅只有宣傳照片,原告比照行銷專案報酬 每案約5萬元作為損害賠償計算,亦非合理。因此,審酌被 告未經同意將系爭攝影著作提供予三二三公司使用於   EZTABLE平台訂位網站,係為增加餐廳訂位機會之商業目的   ,有一定行銷效果,然實際直接或間接獲得之財產上利益, 誠屬難以估算,足認原告對於被告侵害著作財產權之行為確 有難以證明其實際損害額之情事,故原告主張依著作權法第 88條第3項前段規定請求法院依侵害情節酌定賠償額,即無 不合。  ⒊本院審酌原告提供數位內容行銷服務需耗費成本拍攝及製作 圖片,被告為增加餐廳訂位機會之商業目的而擅自使用並侵 害原告之著作財產權,未支出費用即取得他人著作,以及侵 害著作權之照片數量僅1張,故意侵權之程度、期間,兩造 曾有合作關係,以及原告當時就照片單獨授權使用方案定價 為3,000元(參甲證8,卷第129頁)等一切情狀,認原告請 求被告賠償金額為3萬元較為合理。至於逾此範圍之請求則 屬過高,不應准許。  ⒋至被告雖以三二三公司既已與原告達成調解,原告所受損害 應已獲填補,不得再請求賠償置辯。然觀諸原告與三二三公 司之調解筆錄內容,原告並未拋棄或免除被告之侵權債務, 縱原告已與三二三公司另行成立調解,並不影響被告所應負 之賠償責任。另原告主張因被告便宜行事使用系爭攝影著作   ,竊用原告辛苦花費人力時間成本製作,致其因此受有精神 及健康上損失云云。然原告所主張民法第195條第1項所受有 非財產上損害,係以侵害人格法益而情節重大為限;又原告 所稱因長期製作圖片致生眼疾等健康問題,實難認與被告侵 害著作權行為間有何因果關係,是原告主張其因此受有精神 上損害而請求被告賠償3萬元精神慰撫金,要屬無據,不應 准許。  ⒌此外,本件原告請求被告負損害賠償責任,並無確定期限, 而其起訴狀繕本係於113年3月25日送達被告(卷第65頁), 已生催告給付之效力,則原告請求被告之給付應負遲延責任 即自113年3月26日起至清償日止,按年息5%計算之利息,洵 屬有據。 六、綜上所述,本件原告主張被告侵害原告就系爭攝影著作之著 作財產權,請求被告給付3萬元及自113年3月26日起至清償 日止,按年息5%計算之利息,為有理由,應予准許。至原告 逾此範圍之請求,則無理由,應予駁回。 七、兩造均陳明願供擔保請准為宣告假執行或免為假執行,經核 本判決所命被告給付之金額未逾50萬元,本應依職權宣告假 執行,並依被告之聲請,准其為原告預供擔保後得免為假執 行。至原告敗訴部分,其假執行之聲請即失所依附,應一併 駁回之。 八、本件事證已臻明確,兩造其餘主張陳述、攻擊防禦方法及所 提證據,經本院詳予斟酌後,認與判決結果不生影響,均毋 庸再予論述,附此敘明。 九、結論:本件原告之訴為一部有理由、一部無理由,依智慧財 產案件審理法第2條,民事訴訟法第79條、第389條第1項第5 款、第392條第2項,判決如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  11  日 智慧財產第一庭 法 官 吳俊龍 以上正本係照原本作成。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,上 訴時應提出委任律師或具有智慧財產案件審理法第10條第1項但 書、第5項所定資格之人之委任狀;委任有前開資格者,應另附 具各該資格證書及釋明委任人與受任人有上開規定(詳附註)所 定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者,應一併繳納上 訴審裁判費。 中  華  民  國  114  年  3   月  21  日 書記官 蔣淑君 附註: 智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項 Ⅰ智慧財產民事事件,有下列各款情形之一者,當事人應委任律 師為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察 官、律師資格者,不在此限: 一、第一審民事訴訟事件,其訴訟標的金額或價額,逾民事訴    訟法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。 二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事    訴訟事件。 三、第二審民事訴訟事件。 四、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三款訴訟事件所生其    他事件之聲請或抗告。 五、前四款之再審事件。 六、第三審法院之事件。 七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。 Ⅴ當事人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親,或當事人 為法人、中央或地方機關時,其所屬專任人員具有律師資格, 並經法院認為適當者,亦得為第一項訴訟代理人。

2025-03-11

IPCV-113-民著訴-88-20250311-1

智易
臺灣新北地方法院

著作權法

臺灣新北地方法院刑事判決  113年度智易字第46號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 沃億有限公司 代 表 人 兼 被 告 呂津樂 被 告 林益煜 上 三 人 選任辯護人 劉凡聖律師 上列被告因違反著作權法等案件,經檢察官提起公訴(113年度 偵字第34120號),本院判決如下:   主 文 本件公訴不受理。   理 由 一、公訴意旨略以:被告呂津樂、林益煜分別係址設新北市○○區 ○○路000巷0○0號2樓之被告沃億有限公司之負責人、員工, 其等均明知附表所示之歌曲,為告訴人張宸菱獲得專屬授權 而享有著作財產權之音樂著作,不得擅自重製及公開傳輸, 及廣州藍點電子科技有限公司銷售之「雲端電腦伴唱機」內 建「雲端曲庫」程式,消費者可透過「雲端曲庫」自廣州藍 點電子科技有限公司架設之網際網路雲端資料庫下載歌曲至 「雲端電腦伴唱機」,之後即可點唱自雲端資料庫下載之歌 曲。竟未經告訴人同意或權利人之授權,共同基於意圖供公 眾透過網路重製、接觸他人著作,侵害著作財產權,而輸入 、銷售載有提供公眾使用匯集侵害他人著作財產權之公開播 送或公開傳輸著作網路位址電腦程式之設備並對公眾提供重 製著作之電腦程式之犯意,於民國112年3月8日前某日起, 自廣州藍點電子科技有限公司購買輸入「雲端電腦伴唱機」 後,由被告林益煜於露天拍賣平台販售,而輸入、銷售載有 侵害他人著作財產權電腦程式之設備,藉由該設備內建之「 雲端曲庫」程式下載附表所示之視聽著作,而對公眾提供可 公開傳輸著作之電腦程式,侵害附表所示音樂著作財產權, 藉此取得不特定公眾購買「雲端電腦伴唱機」之銷售利益。 因認被告呂津樂、林益煜所為,均涉犯著作權法第93條第4 款之違反同法第87條第1項第7、8款規定之侵害著作權罪嫌 ;被告沃億有限公司因其代表人即被告呂津樂因執行業務, 涉犯著作權法第93條第4款之罪嫌,應依同法第101條規定科 以同法第93條所定之罰金等語。 二、按告訴乃論之罪,告訴人於第一審辯論終結前,得撤回其告 訴;告訴經撤回者,應諭知不受理之判決,並得不經言詞辯 論為之,刑事訴訟法第238條第1項、第303條第3款及第307 條分別定有明文。 三、經查,告訴人告訴被告呂津樂、林益煜、沃億有限公司3人 (下稱被告3人)違反著作權法案件,聲請意旨認被告呂津 樂、林益煜所為,均涉犯著作權法第93條第4款之違反同法 第87條第1項第7、8款規定之侵害著作權罪嫌;被告沃億有 限公司因其代表人即被告呂津樂因執行業務,涉犯著作權法 第93條第4款之罪嫌,應依同法第101條規定科以同法第93條 所定之罰金,而上揭罪刑依同法第100條前段規定,須告訴乃 論。嗣被告3人已與告訴人已達成調解,並經告訴人撤回對 被告之告訴,有刑事撤回告訴狀1份、本院公務電話紀錄2份 在卷可稽,揆諸上開規定,爰不經言詞辯論,逕為不受理判 決之諭知。   據上論斷,應依刑事訴訟法第303條第3款、第307條,判決如主 文。 中  華  民  國  114  年  3   月  10  日          刑事第十九庭 審判長法 官 許博然                                    法 官 洪韻婷                              法 官 鄭芝宜 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內敘明上訴理由,向本院提 出上訴狀 (應附繕本) ,上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者,應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。                    書記官 洪怡芳          中  華  民  國  114  年  3   月  11  日           附表: 編號 歌曲名稱 權利人 1 男人情女人心 張錦華 2 雙人枕頭 張錦華 3 回頭路 張錦華 4 無情鞋 廖偉志 5 姻緣簿 廖偉志 6 等一下呢 張錦華 7 愛你放心底 廖偉志 8 永遠不分開 廖偉志 9 相思夢 廖偉志 10 一生的伴 廖偉志 11 多情路 張錦華 12 情人不要哭 張錦華 13 失落的情歌 張錦華 14 愛了無後悔 張錦華 15 世間路 張錦華 16 再三誤解 張錦華 17 男性的氣慨 張錦華 18 你是我的兄弟 張錦華 19 連杯酒 張錦華 20 雨中的蠟燭火 廖偉志 21 敢愛不知恨 廖偉志 22 切切咧 周佳宏 23 出味 周佳宏 24 夢成雙 周佳宏 25 問心肝 周佳宏 26 姻緣線 周佳宏 27 愛的Tempo 周佳宏 28 遙遠的愛 周佳宏 29 阿姐 周佳宏 30 贖回 周佳宏 31 愛難回 周佳宏 32 女人的溫柔 周佳宏 33 攬你惦夢中 周佳宏

2025-03-10

PCDM-113-智易-46-20250310-1

智易
臺灣士林地方法院

違反著作權法

臺灣士林地方法院刑事判決 114年度智易字第2號 公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 林宏修 李文傑 上列被告等因違反著作權法案件,經檢察官提起公訴(113年度 偵字第26643號),本院判決如下:   主 文 林宏修共同犯著作權法第九十二條之侵害著作財產權罪,處拘役 伍拾日,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。 李文傑共同犯著作權法第九十二條之侵害著作財產權罪,處拘役 肆拾日,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。   事 實 一、林宏修為址設臺北市○○區○○○路○○號之臺北市立○○高級中學 (下稱「○○高中」)之訓育組長,李文傑則為九九數位印製 有限公司(下稱「九九數位公司」)之業務人員,而九九整 合設計有限公司(下稱「九九整合公司」)為九九數位公司 之子公司。林宏修因負責辦理○○高中70周年校慶邀請卡製作 業務,而與承攬此項業務之九九整合公司指派之業務人員李 文傑聯繫邀請卡之設計與印製事宜。林宏修明知「臺北市立 中山女子高級中學(下稱「中山女高」)111年12月3日創校 125周年邀請卡」(下稱「系爭美術著作」)為中山女高學 生盧偉寶於民國111年11月中旬所創作並享有著作財產權之 美術著作,竟未經盧偉寶之同意或授權,即基於以重製、公 開傳輸之方法侵害著作財產權之犯意,於112年4月下旬,在 ○○高中,將「中山女高111年12月3日創校125周年邀請卡」 提供予李文傑,要求李文傑直接以之為底稿,修改其上文字 及調整色調,而製作○○高中70周年校慶之邀請卡,李文傑明 知系爭美術著作乃他人享有著作財產權之美術著作,應先取 得著作權人授權,否則不得擅自重製及公開傳輸,竟與林宏 修基於前開犯意聯絡,指示九九數位公司不知情之設計部編 輯范姜士婷以系爭美術著作為底稿,修改其上之文字內容與 調整色調後,而重製成「○○高中112年6月4日70周年校慶邀 請卡」(下稱「○○高中校慶邀請卡」),後經李文傑與林宏 修確認定稿後,○○高中即印製紙本及製作電子邀請卡寄給臺 北市立各高級中學,而侵害盧偉寶對系爭美術著作之著作財 產權。嗣因中山女高於112年6月2日收到○○高中所寄前開邀 請卡後,始悉上情。 二、案經盧偉寶訴由臺灣士林地方檢察署檢察官簽分偵查後提起 公訴。   理 由 壹、證據能力方面 一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述,除法律有規定 者外,不得作為證據;又被告以外之人於審判外之陳述,雖 不符合同法第159條之1至第159條之4之規定,但經當事人於 審判程序同意作為證據,法院審酌該言詞陳述或書面陳述作 成時之情況,認為適當者,亦得為證據。當事人、代理人或 辯護人於法院調查證據時,知有第159條第1項不得為證據之 情形,而未於言詞辯論終結前聲明異議者,視為有前項之同 意,刑事訴訟法第159條第1項及第159條之5分別定有明文。 本件公訴人、被告林宏修、李文傑於本院審理時就本判決所 引用之各該被告以外之人於審判外之陳述同意作為證據【本 院114年度智易字第2號卷(下稱本院卷)第44頁】,復均未 於言詞辯論終結前聲明異議,本院審酌該等證據作成時並無 違法及證明力明顯過低之瑕疵等情況,認為適當,均具有證 據能力。 二、至於本院所引其餘非屬供述證據部分,既不適用傳聞法則, 亦均非公務員違背法定程序所取得,依刑事訴訟法第158條 之4反面解釋,均具有證據能力。 貳、實體方面 一、訊據被告李文傑於本院審理時就前開事實自白不諱(本院卷 第44頁);訊據被告林宏修固供承其於案發時係○○高中之訓 育組長,因負責辦理○○高中70周年校慶邀請卡製作業務,而 與承攬此項業務之九九整合公司指派之業務人員李文傑聯繫 邀請卡之設計與印製事宜,其有將系爭美術著作交予李文傑 ,請李文傑據以設計○○高中之校慶邀請卡,整個過程係其與 李文傑洽談,最後亦是渠等定稿等事實,惟矢口否認有何違 反著作權法犯行,辯稱:我是要求李文傑依系爭美術著作的 風格去製作○○高中邀請卡,我認為是承包廠商應該負責,○○ 高中與九九整合公司之契約書亦如此約定,我無法判斷李文 傑所傳「○○高中校慶邀請卡」是否仿冒系爭美術著作,當時 學校校慶,時間很趕,要處理的事情很多,我無暇去翻之前 的資料核對,我沒有犯意,也沒有要抄襲云云(本院卷第43 、45至46、52頁)。經查:  ㈠被告林宏修為○○高中訓育組長,被告李文傑為九九數位公司 業務人員,而九九整合公司為九九數位公司之子公司;被告 林宏修因負責辦理○○高中70周年校慶邀請卡製作業務,而與 承攬該業務之九九整合公司指派之業務人員即被告李文傑聯 繫邀請卡之設計與印製事宜;被告林宏修即於112年4月下旬 ,在○○高中內,將「中山女高111年12月3日創校125周年邀 請卡」提供予被告李文傑,另亦有傳送該邀請卡之電子檔予 被告李文傑,委請九九整合公司據以設計、製作○○高中70周 年校慶之邀請卡,被告李文傑即將該邀請卡交予九九數位公 司之設計部編輯范姜士婷,並指示范姜士婷據以設計。被告 李文傑依被告林宏修之要求,多次請范姜士婷修改設計後, 2人最後定稿「○○高中校慶邀請卡」,○○高中即印製紙本及 製作電子邀請卡寄給臺北市立各高級中學等情,為被告2人 所供認與不爭【臺灣士林地方檢察署113年度偵字第6705號 卷(下稱偵卷)第11、35至37、83至87、91至95頁、本院卷 第44、47、53頁】,且有證人即九九數位公司負責人杜淑美 、○○高中學務主任黃博明、教務主任蔡明勳、九九整合公司 負責人楊華偉於警詢所為證述【臺灣士林地方檢察署112年 度他字第5110號卷(下稱他卷)第41至43、45至47頁、偵卷 第33至34、133頁】、證人即九九數位公司設計部編輯范姜 士婷於偵訊所為證述(偵卷第161至163頁)可稽,並有被告 李文傑提出之與被告林宏修間之通訊軟體LINE訊息截圖、被 告林宏修提出之○○高中財物採購契約書影本(節本)、告訴 人即中山女高學生盧偉寶提出之「中山女高111年12月3日創 校125周年邀請卡」、「○○高中校慶邀請卡」附卷足證(偵 卷第43至45、171至175頁、他卷第37至38、39至40頁),堪 以認定;又「中山女高111年12月3日創校125周年邀請卡」 乃告訴人於111年11月中旬所創作並享有著作財產權之美術 著作,而本案「○○高中校慶邀請卡」與「中山女高111年12 月3日創校125周年邀請卡」除色調、文字及背面之小圖案有 所不同外,內外頁之底圖樣式完全相同、排版近似,且○○高 中、被告2人均未獲得告訴人同意或授權使用該美術著作等 情,亦經告訴人於警偵訊時證述明確(他卷第33至35頁、偵 卷第13、97至99頁),且有其提出之證明其創作系爭美術著 作過程之LINE訊息截圖足稽(偵卷第101至104頁),並有前 引「中山女高111年12月3日創校125周年邀請卡」、「○○高 中校慶邀請卡」在卷可供比對,而被告2人就此部分事實亦 未有爭執,亦可認定。是依前開證據,堪認被告李文傑出於 任意性之自白與事實相符,而可採信。  ㈡又被告李文傑於警詢時陳稱:我將「中山女高111年12月3日 創校125周年邀請卡」實體卡提供給公司設計主管許鈴崎, 向她說明○○高中希望按照此邀請卡樣式去設計,後續由他底 下員工范姜小姐將設計檔傳送到公司群組,我將該設計檔傳 給林宏修,他問我為何邀請卡設計圖是用○○高中畢業紀念冊 素材製作,後續我與他通話,他電話中表示希望按照中山女 高邀請卡樣式去製作,後續我再與公司員工討論,公司員工 後來傳送第2版邀請卡到公司群組,我再將圖檔轉傳給林宏 修,他就只針對圖檔上文字做修改等語(偵卷第86頁),並 於偵查中具狀表示:林宏修於112年4月某日下午6時10分傳 「中山女高111年12月3日創校125周年邀請卡」之2張圖片予 伊,表示希望公司為○○高中製作與中山女高邀請卡同款式、 風格之邀請卡,之後我於112年4月27日上午11時14分提出公 司初步設計之邀請卡樣本(與中山女高邀請卡使用之圖案、 樣式皆不同)供林宏修參照,但林宏修不滿意,遂與伊通話 並直接要求要以中山女高邀請卡為底稿重新排版,伊始依林 宏修之要求再製作一版後供其確認,而林宏修在與伊確認過 程中亦不斷調整邀請卡之排版、內容,且在終局確認後即向 伊表示可以印製等語(偵卷第16頁),復有其提出之與被告 林宏修間之對話紀錄截圖為證(偵卷第43至45頁),核與證 人范姜士婷於偵訊時所證:李文傑拿「中山女高111年12月3 日創校125周年邀請卡」給我,請我依照這個樣式製作○○高 中的邀請卡,還說可以使用該邀請卡上的圖,我就依他指示 製作○○高中邀請卡,做完後,我先將電子檔放在公司群組, 李文傑也在該群組,後來他請我再修改邀請卡上的時間與文 字內容,沒有要我修改圖的樣式,修改完我放公司群組及我 與李文傑的LINE,我不記得他請我改過幾次,但修改的都是 文字,不是圖,他都是直接對我,不會透過我主管或公司其 他人跟我說、指示要改什麼,從頭到尾都是跟他討論,甚至 定稿、印刷都是他跟我說等語(偵卷第161至163頁)大致相 符,被告李文傑前開所述應係實情,參以被告林宏修於警詢 時亦稱:我將中山女高實體邀請卡提供給李文傑,請他根據 這個邀請卡的夕陽風格去設計,他提供給我的第1版和我們 想要的風格不同,是用畢業紀念冊封面去做設計的,後續我 和被告李文傑說希望用中山女高邀請卡夕陽的風格去設計, 他提供給我們的第2版,我們看到後希望可以進行調色、邊 框修正及內容調整等,但李文傑說不行,只能做部分文字修 正,之後他傳送最終版本,我們經過小組討論後確定最終版 本,並請他印製等語(偵卷第94至95頁),足見本案確係被 告林宏修要求被告李文傑直接以「中山女高111年12月3日創 校125周年邀請卡」為底稿,僅就其上之文字修改與調整顏 色,被告李文傑即如此指示范姜士婷,范姜士婷乃設計出侵 害告訴人就系爭美術著作之著作財產權之本案「○○高中校慶 邀請卡」,經被告李文傑傳送予被告林宏修確認符合要求後 ,方定稿印製等情,被告林宏修確實持有「中山女高111年1 2月3日創校125周年邀請卡」之電子圖檔,有前引其與被告 李文傑間之LINE訊息截圖可證(偵卷第43頁),是被告林宏 修所辯:伊僅有要求李文傑依照「中山女高111年12月3日創 校125周年邀請卡」之風格設計,伊無暇、無法判斷被告李 文傑所傳「○○高中校慶邀請卡」是否仿冒「中山女高111年1 2月3日創校125周年邀請卡」云云(本院卷第43、45、52頁 ),尚非可採。再者,本案既係被告林宏修指示被告李文傑 以前開手段侵害告訴人就系爭美術著作之著作財產權,自無 從以其提出之「○○高中財物採購契約書」所載「廠商應保證 其因本契約所完成之履約標的,並未侵害第三人所擁有任何 形式之智慧財產權或其他權益,如有第三人對機關主張本契 約之履約標的侵害其智慧財產權或其他權益,廠商應負責處 理及承擔一切法律責任」、「廠商應擔保第三人就履約標的 ,對於機關不得主張任何權利」等(偵卷第173至175頁), 解免其刑事責任,併此敘明。  ㈢綜上所述,被告林宏修所辯顯非可採,而被告李文傑之自白 堪以採信。本件事證明確,被告2人前開犯行均可認定,應 予依法論科。 二、論罪科刑  ㈠按所謂重製,係指以印刷、複印、錄音、錄影、攝影、筆錄 或其他方法直接、間接、永久或暫時之重複製作;所謂公開 傳輸者,係指以有線電、無線電之網路或其他通訊方法,藉 聲音或影像向公眾提供或傳達著作內容,包括使公眾得於其 各自選定之時間或地點,以上述方法接收著作內容。著作權 法第3條第1項第5款前段、第10款定有明文。準此,相較重 製與公開傳輸之行為類型可知,公開傳輸將使不特定人或特 定之多數人,得經由網路瀏覽觀看著作內容,其對著作財產 權之危害,較擅自重製行為影響為重。核被告林宏修、李文 傑所為,均係犯著作權法第92條之擅自以公開傳輸之方法侵 害他人著作財產權罪。 ㈡又未經同意擅自將著作權人的攝影著作重製於自己製作之網 路廣告,此屬包括一罪,應論處著作權法第92條之擅自以公 開傳輸方法侵害他人著作財產權罪,而擅自重製他人之攝影 著作為已罰之前行為,不另論罪(司法院108年度智慧財產 法律座談會刑事類提案第3號研討結果參照)。被告2人基於 單一犯罪決意,擅自重製告訴人享有著作財產權之系爭美術 著作,再透過網際網路寄送該著作之電子檔予臺北市立各高 級中學而公開傳輸,係以數個舉動接續進行,而侵害同一法 益,此為包括一罪,應從後階段之著作權法第92條之擅自以 公開傳輸方法侵害他人著作財產權罪論處,至渠等重製之行 為屬已罰之前行為,不另論罪;公訴意旨認本案應另論以擅 自以重製之方法侵害他人著作財產權罪,並與擅自以公開傳 輸之方法侵害他人著作財產權罪論以想像競合犯云云,容有 誤會。 ㈢公訴意旨雖認被告2人所為,另亦涉犯著作權法第92條第1項 之擅自以改作之方法侵害他人著作財產權罪嫌。然按「重製 」係指以印刷、複印、錄音、錄影、攝影、筆錄或其他方法 直接、間接、永久或暫時之重複製作;「改作」係指以翻譯 、編曲、改寫、拍攝影片或其他方法就原著作另為創作,著 作權法第3條第1項第5款、第11款分別定有明文,又就原著 作改作之創作為衍生著作,以獨立之著作保護之,著作權法 第6條第1項亦有規定,足見以原著作為基礎另為創作時若已 挹注創作人的精神思想在內,致其所另為創作之著作已達著 作權法最低創意程度之要求時,即為改作,若與原著作之內 容同一而未有改作人之精神創作在內,即為重製。本案被告 林宏修指示被告李文傑製作完成之「○○高中校慶邀請卡」與 「中山女高111年12月3日創校125周年邀請卡」之內外頁底 圖完全相同、排版相似,僅色調與文字不同,及將「中山女 高111年12月3日創校125周年邀請卡」背面左下角之2個女學 生圖案刪掉,在其中央放上○○高中校徽圖樣,有前引「中山 女高111年12月3日創校125周年邀請卡」、「○○高中校慶邀 請卡」在卷可憑,顯與系爭美術著作之圖樣內容同一而未有 改作人之精神創作在內,依前開說明,自屬重製行為無疑, 公訴意旨認被告2人前開所為亦該當於「改作」行為,顯有 誤會,併予敘明。 ㈣被告2人就本案犯行,具犯意聯絡與行為分擔,為共同正犯。 又渠等利用不知情之范姜士婷為上開侵害他人著作財產權之 犯行,為間接正犯。  ㈤爰審酌被告林宏修身為○○高中訓育組長,負責處理該校70周 年校慶邀請卡設計、印製業務,竟指示受九九整合公司指派 負責承辦該邀請卡設計、印刷業務之被告李文傑,以前述手 段重製、公開傳輸告訴人之系爭美術著作,而侵害他人之智 慧創作,損及告訴人享有之著作財產權,足徵被告2人之法 治觀念均有所不足,應予非難,衡以被告林宏修雖否認犯行 ,然已當庭表示歉意(本院卷第53頁),而被告李文傑於本 院審理時坦承犯行,已見悔意,然渠2人均尚未與告訴人和 解或為任何賠償,又渠等均無前科、素行良好,有渠等之法 院前案紀錄表可稽,暨考量渠等犯罪之動機、手段、參與犯 罪程度、侵害著作之數量與價值、告訴人所受損害程度,及 被告林宏修自述大學畢業之教育智識程度、目前在○○高中任 教、未婚、需扶養父親之家庭生活與經濟狀況(本院卷第53 頁)、被告李文傑自陳大學畢業之教育智識程度、目前從事 業務工作、已婚、需扶養1名子女之家庭生活與經濟狀況( 本院卷第53頁)等一切情狀,分別量處如主文所示之刑,並 均諭知易科罰金之折算標準。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官蔡景聖提起公訴,檢察官馬凱蕙到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  7   日           刑事第五庭 法 官 陳秀慧 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本 )「切 勿逕送上級法院」。                 書記官 許雯婷 中  華  民  國  114  年  3   月  7   日 附錄本案論罪科刑法條: 著作權法第92條 擅自以公開口述、公開播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、 公開展示、改作、編輯、出租之方法侵害他人之著作財產權者, 處3年以下有期徒刑、拘役,或科或併科新臺幣75萬元以下罰金 。

2025-03-07

SLDM-114-智易-2-20250307-1

智易
臺灣士林地方法院

違反著作權法

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度智易字第28號 公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 陳錦龍 選任辯護人 馬健繻律師 上列被告因違反著作權法案件,經檢察官提起公訴(113年度偵 續字第186號),本院判決如下:   主  文 陳錦龍犯著作權法第九十二條之擅自以公開傳輸方式侵害著作財 產權罪,處拘役參拾日,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日 。緩刑貳年,並應自本判決確定之日起壹個月內,向公庫支付新 臺幣壹萬元。   犯罪事實 一、陳錦龍明知金德恩國際貿易有限公司(下稱金德恩公司)所 拍攝之「圓形密扣式玻璃保鮮盒」圖片6張(下稱本案圖片 ),係金德恩公司享有著作財產權之美術著作,未經金德恩 公司同意或授權,不得擅自重製或公開傳輸,竟基於違反著 作權法之犯意,於民國110年10月22日前某時許,擅自重製 金德恩公司所有上開美術著作後,進而公開傳輸至其在蝦皮 購物網站以「beitou_book」為名之拍賣網頁,並刊登販售 商品,供不特定人下標購買,以上開方式侵害金德恩公司之 著作財產權。 二、案經金德恩公司訴由內政部警政署保安警察第二總隊移送臺 灣新北地方檢察署呈請臺灣高等檢察署檢察長核轉臺灣士林 地方檢察署偵查起訴。   理  由 一、證據能力:   本判決後述所引之各項證據,其屬傳聞證據之部分,檢察官 、被告、辯護人於審判程序,對於該等證據之證據能力均無 爭執;又本院審酌上開證據資料製作時之情況,尚無違法不 當或證明力明顯過低之瑕疵,與本案待證事實復俱有關連性 ,認以之作為本案證據應屬適當,該等證據均有證據能力。 另本判決所引用資以認定事實所憑之非供述證據,並無證據 證明係公務員違背法定程序所取得,依刑事訴訟法第158 條 之4 反面解釋,有證據能力。 二、認定犯罪事實所憑之證據及理由:   訊據被告固坦認於上開時間將本案圖片以「beitou_book」 名義張貼在蝦皮購物網站之事實,然矢口否認犯行,辯稱: 金德恩公司之圖片未經千圖網或其他網站著作權人同意,逕 為抄襲、複製,係不法侵害原著作權人或著作財產權人之權 利,該衍生作品及本案圖片不能取得著作權,且本案圖片係 告訴人複製、貼上,並無原創性等語。經查:  ㈠被告於110年10月22前某時許,將告訴人之本案圖片下載重製 後,再接續將本案圖片刊登在蝦皮購物網站而公開傳輸等節 ,業據被告坦承在卷,並有本案圖片、蝦皮網站網頁擷圖、 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司臺灣分公司111年8月5日蝦 皮電商字第0220805021S號函附用戶申設、交易明細及IP資 料在卷可憑(見臺灣新北地方檢察署111年度他字第4304號 偵查卷【下稱他卷】第6頁至第9頁、第11頁至第14頁、臺灣 新北地方檢察署111年度偵字第56614號偵查卷第32頁至第33 頁),故此部分事實,首堪認定。  ㈡本案圖片具有相當之原創性,係金德恩公司所有受著作權法 保護之美術著作:  ⒈按著作係指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作, 著作權法第3條第1項第1款定有明文。是著作權法所保護之 著作,指著作人所創作之精神上作品;所謂之精神上作品, 除須為著作人獨立之思想或感情之表現,且有一定之表現形 式等要件外,尚須具有原創性始可稱之。而所謂原創性,包 含「原始性」及「創作性」,「原始性」係指著作人原始獨 立完成之創作,非抄襲或剽竊而來,而「創作性」,並不必 達於前無古人之地步,僅依社會通念,該著作與前已存在之 作品有可資區別,足以表現著作人之個性為已足(最高法院 89年度台上字第2787號、90年度台上字第2945號、97年度台 上字第1587號刑事判決意旨參照)。又著作權法對於「創作 性」的創作程度要求極低,不僅無須如專利法中對於發明、 新型、設計所要求之高度原創性程度,甚至僅須有微量程度 的創作,可以展現創作人個人之精神作用即為已足,因此, 大多數的作品都可達到創作性之標準,無論其創作多簡單、 明顯,只要有少量的創作星火即可。  ⒉證人陳宥銨於偵查中結證稱:本案圖片是我拍攝,拍照當時 拍好幾張,會選擇這張是考慮拍照角度呈現出來會讓顧客覺 得不錯,依照我的認知,這個角度的照片顧客會有感覺,美 編部分,那些背景是我付費上千圖網購買來的底圖,這些底 圖排列組合也是憑感覺下去做,再跟告訴人討論一下才定稿 ,我抓背景圖後還會再修圖,我這樣美編想突顯出1個讓人 家看到想要這個產品的感覺,風格每個人做的都不一樣等語 (見112年度偵字第8275號偵查【下稱偵8275卷】第50頁) ;於本院審理時結證稱:本案圖片都是告訴人提供商品,我 們拿回來一起討論,然後我拍攝,他卷第6頁玻璃保鮮盒那2 張是我自己拍攝,盒子是公司,都是合成的,拍攝時我用夢 (音譯)的角度去拍攝,拍攝角度會因每個人審美觀不同, 而去討論他們要用哪個角度拍出而呈現出來,第7頁圖片跟 文字敘述不是用拍的,但下面的碗是我拍的,第8頁是拍攝 再去合成,像葡萄跟水果有些是合成的,下面是我拍的,下 面有家人的是圖庫,我記得告訴人提供一個圖庫,他們購買 一些商業圖庫,我從圖庫挑出一些家人的圖,再合成文字, 合成的碗只有碗是我拍的,但這個商品強調的就是那個碗, 合成的部分是我做的,合成的位置跟保鮮盒要有整體協調感 ,產品是告訴人給我,會跟我說產品特性,把產品交給我就 是要做照片,拿到後會跟告訴人討論,他會用文字敘述跟我 講,我就在我腦筋擬稿這張圖要用什麼文字下去,然後後面 的背景圖就產生出來,拍攝照片再去合成,再給告訴人過目 跟修正,告訴人若可以接受就算定稿,如果無法接受,我就 再修改,我製作本案圖片基本上是作為廣告使用等語(見本 院卷第111頁至第114頁、第121頁),堪認證人陳宥銨前揭 證稱拍攝告訴人提供之產品後,經與告訴人討論溝通後,再 將其拍攝之照片與自千圖網擷取圖片後製,並加註文字。  ⒊觀諸本案圖片(見他卷第6頁至第9頁),就拍攝商品照片部 分固屬靜態拍攝,惟就拍攝鏡位角度、光線等已加入巧思, 以完整呈現商品之原樣、原色及商品字體之清晰度,並非單 純原物之機械式呈現。且該等商品照片經後製後,另有在實 物商品照片增添背景圖案,或以清晰文字解說產品名稱、特 性、容量等內容,始完成本案圖片。可見創作人係透過排佈 編輯等特效技巧以及美術工序,展現其創作思想、感情及美 感,足以表現其個性及獨特性,使消費者充分了解本案圖片 內之產品,已表現最低限度之創意,應屬受著作權法保護之 美術著作。是被告辯稱其認為本案圖片不具有原創性等語, 洵不足採。  ㈢按著作人於著作完成時享有著作權,固專有將其著作改作成 衍生著作之權利,惟就該衍生著作,係以獨立之著作保護之 ,對原著作之著作權不生影響。此觀著作權法第10條、第28 條前段、第6條等規定即明。且特定之表達能否享有著作權 ,係以其有無智慧之投入為依據,而非以有無獲得授權為判 斷。是就他人著作改作之衍生著作,不問是否取得授權,均 於著作完成時享有獨立之著作權。至於其利用他人著作,是 否構成侵害著作權而應負侵害他人著作權之責,要屬別一問 題,與其享有著作權者無關(最高法院106年度台上字第290 號民事判決參照)。經查,告訴人委請證人陳宥銨製作設計 行銷網頁之本案圖片,並由告訴人取得證人陳宥銨製作成果 之著作財產權,而證人陳宥銨因設計本案圖片,另使用告訴 人付費使用之圖庫網站圖片編輯製成等情,有證人陳宥銨於 本院審理時證述綦詳(見本院卷第116頁),並有告訴人於 千圖庫註冊資料存卷可查(見偵8275卷第65頁至第66頁), 堪予認定。本案圖片雖有部分係證人陳宥銨以網路圖庫擷取 ,然該畫面呈現之設計排版、背景底色,或廣告文案均係由 證人陳宥銨本諸專業,自己發想並與告訴人討論後排列而成 ,應屬對他人著作另為改作之衍生著作,依前開所述,衍生 著作欲取得著作權保護,僅須具原創性即可,與是否取得原 著作人同意或授權無涉,證人陳宥銨或告訴人有無取得圖庫 網站著作權之授權,仍不影響證人陳宥銨原創取得該衍生著 作之著作財產權,及告訴人因其與證人陳宥銨之約定,於證 人陳宥銨受託完成本案圖片後,取得證人陳宥銨製作成果之 著作財產權。至被告辯稱本案圖片係屬衍生著作,告訴人並 無著作權云云,並無可採。  ㈣按「重製」係指以印刷、複印、錄音、錄影、攝影、筆錄或 其他方法直接、間接、永久或暫時之重複製作,著作權法第 3條第5款定有明文。若與原著作之內容同一而未有改作人之 精神創作在內,即為重製。查被告未經告訴人同意,下載本 案圖片後即傳輸至蝦皮購物網站,有蝦皮購物網站網頁存卷 可參(見他卷第11頁至第14頁),均與本案圖片內容同一而 未有改作人之精神創作在內,即為重製行為並無疑問。又被 告未經告訴人同意即重製本案圖片,其主觀上當有侵害他人 著作財產權之犯意甚明。  ㈤綜上所述,本案圖片既為告訴人享有著作權之著作,則被告 未經告訴人公司同意擅自下載並上傳到其蝦皮網站,即屬侵 害告訴人之著作財產權,被告上開犯行,洵堪認定,應依法 論科。  三、論罪科刑之理由:  ㈠按所謂公開傳輸者,係指以有線電、無線電之網路或其他通 訊方法,藉聲音或影像向公眾提供或傳達著作內容,包括使 公眾得於其各自選定之時間或地點,以上述方法接收著作內 容,著作權法第3條第1項第10款定有明文。是核被告所為, 係犯著作權法第91條第1項之擅自以重製之方法侵害他人著 作財產權罪、同法第92條之擅自以公開傳輸之方法侵害他人 著作財產權罪。被告基於單一犯罪決意,於密切接近之時間 重製金德恩公司美術著作,並公開傳輸至其所經營之網路賣 場網頁,使不特定人得以藉由網路瀏覽觀看,係以數個舉動 接續進行,侵害同一被害人法益,應論以接續犯一罪。  ㈡被告以一行為觸犯上開2罪名,因公開傳輸將使不特定人或特 定之多數人,得經由網路瀏覽觀看著作內容,其對著作財產 權之危害,較擅自重製行為影響為重,是認公開傳輸行為較 重製行為犯罪情節為重,應依刑法第55條之規定,從著作權 法第92條之擅自以公開傳輸方法而侵害他人著作財產權罪處 斷。  ㈢爰以行為人之責任為基礎,審酌被告未能尊重告訴人之著作 財產權,擅自重製、公開傳輸他人享有著作財產權之本案圖 片,致告訴人潛在之商業利益受有一定程度之影響,並破壞 我國保護智慧財產權之國際形象,應予非難;又其否認犯行 ,並未與告訴人達成和解,未見其悔之犯後態度,兼衡其犯 罪動機、目的、手段、智識程度、生活狀況、犯罪所生之損 害等一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折 算標準。  ㈣被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告,有法院前 案紀錄表在卷可稽,此次一時失慮,致罹刑章,經此偵審教 訓,應知警惕而無再犯之虞,本院因認上開所宣告之刑以暫 不執行為適當,惟考量被告並未能與告訴人達成和解,且為 杜其僥倖之心,當有薄懲必要,爰予緩刑2年,並附加緩刑 條件如主文所示。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官莊富棋提起公訴,檢察官郭季青到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  6   日          刑事第五庭 法 官 陳彥宏       以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內向本院提出上訴書狀,並 應敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書均須按他造當事人之人數附繕本,「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備 理由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官判決正本送 達之日期為準。                書記官 朱亮彰 中  華  民  國  114  年  3   月  6   日                 附錄本案論罪科刑法條全文 著作權法第91條 擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者,處三年以下有期徒 刑、拘役,或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金。 意圖銷售或出租而擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者, 處六月以上五年以下有期徒刑,得併科新臺幣二十萬元以上二百 萬元以下罰金。 以重製於光碟之方法犯前項之罪者,處六月以上五年以下有期徒 刑,得併科新臺幣五十萬元以上五百萬元以下罰金。 著作僅供個人參考或合理使用者,不構成著作權侵害。 著作權法第92條 擅自以公開口述、公開播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、 公開展示、改作、編輯、出租之方法侵害他人之著作財產權者, 處3年以下有期徒刑、拘役,或科或併科新臺幣75萬元以下罰金 。

2025-03-06

SLDM-113-智易-28-20250306-1

台上
最高法院

違反著作權法

最高法院刑事判決 113年度台上字第3200號 上 訴 人 林心寬 選任辯護人 曾炳憲律師 上列上訴人因違反著作權法案件,不服智慧財產及商業法院中華 民國113年3月14日第二審判決(112年度刑智上訴字第26號,起 訴案號:臺灣花蓮地方檢察署111年度偵字第461號),提起上訴 ,本院判決如下: 主 文 原判決關於林心寬有罪部分撤銷,發回智慧財產及商業法院。 理 由 一、本件原判決認定上訴人林心寬有其事實欄所載違反著作權法 、商標法犯行明確,因而撤銷第一審關於此部分諭知上訴人 無罪之判決,改判依想像競合犯,從一重論處上訴人共同犯 意圖銷售而擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權罪刑。 固非無見。  二、惟查:  ㈠有罪之判決書,對被告有利之證據不採納者,應說明其理由 ,為刑事訴訟法第310條第2款所明定。故有罪判決對於有利 於被告之證據,何以不予採納或不能採為有利於被告之認定 ,如未說明理由,遽行判決,即難謂無判決理由不備之違法 。   原判決事實認定上訴人與吳昊勳(原名吳旭紳,經判處罪刑 確定)均明知如其附圖所示商標圖樣1、2、3(下稱本案商 標1、2、3,或合稱本案商標)經告訴人林心傑向經濟部智 慧財產局申請商標註冊核准公告,且本案商標2、3之人頭圖 像為林心傑享有著作財產權之美術著作(下稱本案著作), 吳昊勳為在電視購物、網路購物平台通路行銷、販售上訴人 所生產之寬哥文旦,指示不知情藝次元有限公司(下稱藝次 元公司)員工使用並重製「林壹隆鶴岡文旦」官網網頁之本 案商標及著作,於民國110年9月2日上午10時至10時40分之M OMO電視購物頻道直播節目(下稱直播節目),使用相同或 近似於本案商標之文字及圖樣,並重製、公開播送本案著作 。林心寬於上開直播節目進行中,與吳昊勳基於侵害商標權 、著作權之犯意聯絡,共同使用相同、近似於本案商標之文 字及圖樣,並重製、公開播送本案著作,彼此分工協力行銷 、販售文旦禮盒,供收看不特定人觀覽,並與吳昊勳承前揭 侵害商標權之犯意,接續在網路購物平台、電視購物通路, 販售近似於本案商標1之「東部柚王林壹隆55年鶴岡精品文 旦」商品至同年9月3日、7日,共同以上開方式侵害林心傑 所有本案商標及著作等情。   卷查,上訴人固不否認於所載時間參與上開直播節目,然始 終否認有故意侵害本案商標及著作之犯行,辯稱:事前不知 節目內容使用本案商標及著作,亦未參與影片製作,直播節 目結束後,即告知吳昊勳有侵權疑慮並要求下架產品等語。 稽諸卷內筆錄,吳昊勳於偵查中供稱:「(問:110年9月2 日於MOMO網路購物平台所播放之銷售瑞穗鶴岡文旦之內容是 否為你所製作?)是我委託製片廠商製作的」、「(問:林 心寬事前是否看過你們製作的廣告內容嗎?)沒有」等語( 見偵字卷第42頁);嗣於第一審審理時證稱:「(問:你是 如何取得東部柚王林壹隆冠軍文旦以及林壹隆鶴岡文旦的文 字跟圖樣廣告資訊?)基本上我們公司製作會透過網頁關鍵 字搜尋,做網路的截圖,另外在購物台需要有宣傳影片,我 們配合的影片公司會按照我跟他講的內容去收集資料之後製 作成影片」、「(問:林心寬是否知道你使用這些文字在MO MO購物台?)我不知道他知不知道,我是節目完之後我才知 道」、「(問:影片中的林壹隆商標圖樣並非林心寬提供給 你的,是嗎?)是的」、(問:上開影片製作過程林心寬沒 有參與,是否如此?)是的」、「(問:影片製作完成未與 林心寬確認過內容,是否如此?)是的」、「(問:林心寬 並不知道MOMO電視購物頻道以及網路平台會出現林壹隆文字 商標及圖樣商標,是否如此?)是的」、「(問:林心寬在 知道你使用林壹隆商標後有立即制止你,是否如此?)當時 這是30分鐘的直播節目,是無法停止的,節目一結束後,林 心寬立刻跟我說節目無法再播,因為有使用到林心傑的素材 不能再用了」、「(問:林心寬並未出現在你與製作行銷影 片藝次元公司之LINE群組裡面?)是的」、「(問:你與林 心寬合作過程中,他沒有提供給你林壹隆的文字商標或圖樣 ,是否如此?)是的」、「(問:你當時是如何跟林心寬討 論MOMO平台品名?)林壹隆東部柚王品名是我跟MOMO製作單 位討論出來的,林心寬是不知道的」、「(問:在節目播出 前是否有將品名告知林心寬?)沒有告知他」、「(問:提 示偵卷第187頁,你是如何挑選這些網頁連結?)是我在手 機上GOOGLE搜尋到,直接把整個網頁的網址貼給影片製作公 司」等語(見第一審卷一第435至439、441至442頁)。依吳 昊勳前揭證述意旨,似謂上訴人未參與直播節目相關內容之 策劃、資料蒐集或影片製作,亦不知上架販售之商品名稱為 「東部柚王林壹隆55年鶴岡精品文旦」,且在結束直播節目 後,即告知侵害林心傑本案商標及著作之虞而要求節目下架 。倘吳昊勳上開證述可信,則上訴人前揭所辯,似非全然無 據。倘上訴人對吳昊勳在電視購物或網路購物平台通路所行 銷、販售之商品品名、宣傳廣告(影片)及上揭直播節目內 容等節,事前未參與策劃且不知情,事後亦已表示反對之意 ,能否僅憑上訴人在直播過程中,對吳昊勳上開行為有所知 悉,即推論係基於自己犯罪之認識,於事中參與本案犯行, 並利用吳昊勳上開前行為遂行侵害本案商標及著作之目的, 而與吳昊勳具有犯意聯絡及行為分擔,尚非無疑,就其等間 有如何之關聯性,自有再予調查、審究之必要。而吳昊勳上 開證言似屬對上訴人有利之證據,原判決對於吳昊勳該等證 言是否可信及何以不能採為有利於上訴人之證據,未詳加調 查、審認,亦未於理由內為必要之說明,逕為不利上訴人之 認定,難謂無調查職責未盡及理由不備之違誤。  ㈡著作權法第91條第1項規定:「擅自以重製之方法侵害他人之 著作財產權者,處3年以下有期徒刑、拘役,或科或併科新 臺幣75萬元以下罰金。」係非法重製他人著作之一般規定; 而第2項規定:「意圖銷售或出租而擅自以重製之方法侵害 他人之著作財產權者,處6月以上5年以下有期徒刑,得併科 新臺幣20萬元以上2百萬元以下罰金。」則以行為人具銷售 或出租非法重製他人著作之意圖時,所適用之加重處罰條件 。考其立法目的,乃因行為人就該非法重製他人著作財產權 之行為,意在取代合法重製物之商業利益,就此市場替代之 經濟掠奪行為,應課以較重之處罰,以達有效遏阻此類侵害 著作財產權犯行之目的。準此,著作權法第91條第2項所稱 「意圖銷售或出租」之客體,自應限同條第1項「以重製之 方法侵害他人之著作財產權」之非法重製物。     依原判決認定之事實,上訴人係與吳昊勳在直播節目中,共 同使用相同、近似於本案商標之文字及圖樣,並重製、公開 播送本案著作,供收看不特定人觀覽,彼此分工協力在節目 中行銷、銷售文旦禮盒等情(見原判決第2頁第23至次頁第6 行),並於理由說明上訴人在直播節目中,以自己犯罪行為 之意思,與吳昊勳客觀上呈現分工合作共同銷售文旦禮盒, 相互利用對方行為,協力完成侵害商標、著作之行為模式, 就本案犯行有行為分擔等旨(同判決第9頁第3至10行)。如 果無訛,上訴人與吳昊勳欲行銷、販售之商品(標的)乃文 旦禮盒(僅貼本案貼紙),並非「擅自以重製之方法侵害他 人之著作財產權」之標的(即本案著作),原判決就此部分 逕論以上訴人共同犯著作權法第91條第2項之罪刑,揆之上 揭說明,亦難謂無適用法則不當之違背法令。 三、以上或為上訴意旨所指摘,或為本院得依職權調查之事項, 原判決前述違誤,已影響於事實之確定及法律適用,本院無 可據以為裁判,應認關於上訴人有罪部分有撤銷發回更審之 原因。又:   ㈠原判決理由貳之三(即上訴人被訴關於文旦禮盒外包裝貼 紙涉犯商標法第95條第1項第3款侵害商標權罪嫌),業經 第一審及原審判決上訴人無罪或不另為無罪之諭知,已告 確定,非屬本院之審判範圍。   ㈡對於本案之判決提起上訴者,依刑事訴訟法第455條之27第 1項前段規定,效力及於以被告違法行為存在為前提之第 三人(參與人)沒收判決,其立法意旨乃為避免沒收裁判 後,其所依附之前提即關於被告違法行為之判決於上訴後 經變更,而動搖沒收裁判之基礎,造成裁判之矛盾。基此 ,倘當事人對本案判決提起上訴部分,與第三人財產應否 沒收有所相關,其上訴效力應及於對第三人沒收判決部分 ,倘若兩者不具關聯性,自非上訴效力所及。原判決就同 案被告吳昊勳部分係為論罪科刑之判決(已確定),並認 定第三人(參與人)冠亞貿易有限公司(下稱冠亞公司) 係因負責人吳昊勳為其實行違法行為而取得犯罪所得新臺 幣9萬6,130元,則上訴人是否涉犯本案,與應否對冠亞公 司宣告沒收及其數額之認定,並無直接關聯性,因認本件 上訴人提起上訴,效力不及於原判決關於冠亞公司沒收判 決部分,既不在本院審判範圍,即無庸記載原審參與人冠 亞公司為本判決之當事人,均附此敘明。  據上論結,應依刑事訴訟法第397條、第401條,判決如主文。 中  華  民  國 114 年 3 月 5 日 智慧財產刑事第二庭審判長法 官 段景榕 法 官 洪兆隆 法 官 汪梅芬 法 官 許辰舟 法 官 何俏美 本件正本證明與原本無異 書記官 鄭淑丰 中  華  民  國  114  年  3   月  7   日

2025-03-05

TPSM-113-台上-3200-20250305-1

桃智簡
臺灣桃園地方法院

違反著作權法

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 113年度桃智簡字第16號 聲 請 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 王恩馨 上列被告因違反著作權法案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑( 113年度調偵字第865號),本院判決如下:   主 文 王恩馨犯著作權法第九十二條之侵害著作財產權罪,處拘役參拾 日,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。   事實及理由 一、本件犯罪事實及證據,均引用檢察官聲請簡易判決處刑書所 載(如附件)。 二、論罪科刑:  ㈠按著作權法所規定之重製,係指以印刷、複印、錄音、錄影 、攝影、筆錄或其他方法直接、間接、永久或暫時之重複製 作,於劇本、音樂著作或其他類似著作演出或播送時予以錄 音或錄影,或依建築設計圖或建築模型建造建築物者,亦屬 之;又公開傳輸,係指以有線電、無線電之網路或其他通訊 方法,藉聲音或影像向公眾提供或傳達著作內容,包括使公 眾得於其各自選定之時間或地點,以上述方法接收著作內容 ,著作權法第3條第1項第5款、第10款分別定有明文。次按 被告擅自重製他人享有著作權之圖片,再上傳至網路頁面, 係以數個舉動接續進行,而侵害同一法益,此為包括一罪, 應從後階段之著作權法第92條之擅自以公開傳輸方法而侵害 他人著作財產權罪處斷。被告重製之行為屬已罰之前行為, 不另論罪。(司法院108年度智慧財產法律座談會「刑事訴 訟類相關議題」提案及研討結果第3號大會研討結果參照) 。  ㈡核被告王恩馨所為,係犯著作權法第92條之擅自以公開傳輸 之方法侵害他人之著作財產權罪。聲請簡易判決處刑書認被 告另犯著作權法第91條第1項之擅自以重製之方法侵害他人 著作財產權罪,並與所犯同法第92條擅自以公開傳輸之方法 侵害他人之著作財產權罪想像競合,稍有未洽,附此敘明。  ㈢爰審酌被告為便於其販賣商品之用,率以輕忽告訴人羊翊瑜 就本案著作享有著作財產權,逕自以重製、公開傳輸方式使 用告訴人享有著作財產權之前開著作,已潛在影響其商業利 益,所為實有不該;惟念及被告犯後坦承犯行,兼衡被告之 家庭經濟狀況等一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知易 科罰金之折算標準,以示懲儆。 三、據上論斷,應依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第4 54條第2項,逕以簡易判決處刑如主文。 四、如不服本判決,得於收受判決書送達後20日內,以書狀敘述 理由(須附繕本並敘述理由),經本庭向本院管轄第二審之 合議庭提起上訴。 本案經檢察官郝中興聲請以簡易判決處刑。  中  華  民  國  114  年  2   月  27  日          刑事第十六庭 法 官 呂宜臻 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀(應附 繕本)。                 書記官 黃心姿 中  華  民  國  114  年  2   月  28  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 著作權法第92條 擅自以公開口述、公開播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、 公開展示、改作、編輯、出租之方法侵害他人之著作財產權者, 處3年以下有期徒刑、拘役,或科或併科新臺幣75萬元以下罰金 。 附件: 臺灣桃園地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                    113年度調偵字第865號   被   告 王恩馨 女 36歲(民國00年00月00日生)             住○○市○○區鄰○○街00號8樓             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因違反著作權案件,業經偵查終結,認為宜以簡易判決 處刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:      犯罪事實 一、王恩馨明知羊翊瑜上傳至蝦皮購物網站「鞋空間」賣場展示   「老闆娘自帶 最近的爆款 正韓空運 韓國 圓跟 方頭 十字 高跟 涼鞋。」商品之照片2張,係由羊翊瑜享有著作財產 權之攝影著作,未經著作權人之同意或授權,不得擅自以重 製、公開展示之方法,侵害其著作財產權,詎王思馨竟基於 擅自以重製、公開展示之方法侵害他人著作財產權之犯意, 未經羊翊瑜同意或授權,即擅自下載上開攝影著作,並於民 國111年3月間,將之上傳至自己在蝦皮購物網站所註冊之「 DONGCHICHI KOREA」賣場,用以販售相類似之商品,嗣經羊 翊瑜於112年11月1日發現後,立即報警而循線查知上情。 二、案經羊翊瑜訴由高雄市政府警察局左營分局報告偵辦。        證據並所犯法條 一、證據:   (一)被告王恩馨之自白;   (二)告訴人即證人羊翊瑜之證述;          (三)告訴人提出之被告侵害著作權之網頁列印資料、網頁分     析資料各1份;   (四)新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司函附會員註     冊資料1份。 二、核被告王恩馨所為,係違反著作權法第91條第1項擅自以重   製之方法侵害他人之著作財產權、同法第92條擅自以公開展 示之方法侵害他人之著作財產權等罪嫌。被告基於單一犯罪 決意,以一行為同時觸犯上開2罪名,為想像競合犯,請依 刑法第55條規定,從一重論以著作權法第92條之擅自以公開 展示之方法侵害他人之著作財產權罪嫌。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此  致 臺灣桃園地方法院 中  華  民  國  113  年  11   月  1  日                檢 察 官 郝 中 興 本件證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  11  月  19  日                書 記 官 林 芯 如 參考法條: 著作權法第91條 擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者,處 3 年以下有期 徒刑、拘役,或科或併科新臺幣 75 萬元以下罰金。 意圖銷售或出租而擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者, 處 6 月以上 5 年以下有期徒刑,得併科新臺幣 20 萬元以上 2 百萬元以下罰金。 著作僅供個人參考或合理使用者,不構成著作權侵害。 【註:本條尚未施行;現行有效條文為 108.05.01 版之第 91    條】 修正前條文: 第 91 條(108.05.01 版) 擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者,處 3 年以下有期 徒刑、拘役,或科或併科新臺幣 75 萬元以下罰金。 意圖銷售或出租而擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者, 處 6 月以上 5 年以下有期徒刑,得併科新臺幣 20 萬元以上 2 百萬元以下罰金。 以重製於光碟之方法犯前項之罪者,處 6 月以上 5 年以下有期 徒刑,得併科新臺幣 50 萬元以上 5 百萬元以下罰金。 著作僅供個人參考或合理使用者,不構成著作權侵害。 著作權法第92條 擅自以公開口述、公開播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、 公開展示、改作、編輯、出租之方法侵害他人之著作財產權者, 處 3 年以下有期徒刑、拘役,或科或併科新臺幣 75 萬元以下 罰金。 附記事項: 本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理,法院簡易庭得不傳喚被告、 輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑;被告、被害 人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或 對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時,請即另以 書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。

2025-02-27

TYDM-113-桃智簡-16-20250227-1

單聲沒
臺灣嘉義地方法院

宣告沒收(智慧財產案件)

臺灣嘉義地方法院刑事裁定 114年度單聲沒字第12號 聲 請 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 受 刑 人 朱美臻 上列聲請人因受刑人違反商標法、著作權法案件,聲請單獨宣告 沒收扣押物(113年度緩字第145號),本院裁定如下:   主 文 扣案如附表編號1至10所示之物均沒收。   理 由 一、聲請意旨如附件臺灣嘉義地方檢察署檢察官113年度緩字第1 45號聲請書。 二、按「供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物,屬於犯罪 行為人者,得沒收之。但有特別規定者,依其規定」、「違 禁物或專科沒收之物得單獨宣告沒收」、「第38條第2項、 第3項之物、第38條之1第1項、第2項之犯罪所得,因事實上 或法律上原因未能追訴犯罪行為人之犯罪或判決有罪者,得 單獨宣告沒收」,刑法第38條第2項、第40條第2項及第3項 分別定有明文。而商標法第98條規定「侵害商標權、證明標 章權或團體商標權之物品或文書,不問屬於犯罪行為人與否 ,沒收之」,即係刑法第38條第2項但書所稱之特別規定, 屬絕對義務沒收之規定,而屬刑法第40條第2項所稱之專科 沒收之物,自應優先適用商標法第98條及刑法第40條第2項 之規定。另外,著作權法第98條(新法業於民國111年5月4 日修正公布刪除,施行日期由行政院定之,尚未生效)就沒 收僅規定「犯第91條第3項及第91條之1第3項之罪,其供犯 罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物,不問屬於犯罪行為 人與否,得沒收之」,至於犯其餘著作權法各條項之罪者, 有關沒收部分仍應回歸適用刑法之相關規定。再者,「犯罪 所得,屬於犯罪行為人者,沒收之。但有特別規定者,依其 規定」、「宣告前二條之沒收或追徵,有過苛之虞、欠缺刑 法上之重要性、犯罪所得價值低微,或為維持受宣告人生活 條件之必要者,得不宣告或酌減之」,刑法第38條之1第1項 、第38條之2第2項亦有規定。 三、經查:  ㈠受刑人朱美臻因違反商標法案件,前經臺灣嘉義地方檢察署 檢察官以111年度偵字第10689號為緩起訴處分確定等情,以 及另因違反著作權法案件,亦經臺灣嘉義地方檢察署檢察官 以111年度偵字第10689號為不起訴處分確定,此有被告之法 院前案紀錄表在卷可參。  ㈡而扣案如附表編號1至5所示物品上之商標,係經如附表編號1 至5所示之公司向我國經濟部智慧財產局申請註冊核准登記 ,並經前開公司鑑定結果,確均屬仿冒商標商品,而有侵害 該等公司,此有各該公司所提出之鑑定報告書、扣案物之外 觀照片及內政部警政署保安警察第二總隊扣押物品清單等證 存卷可憑,堪認如附表編號1至5所示物品,確均為仿冒如附 表編號1至5所示公司之註冊商標圖樣,均應依商標法第98條 之規定宣告沒收,且核屬刑法第40條第2項規定之專科沒收 之物,則聲請人依刑法第40條第2項規定聲請單獨宣告沒收 ,即屬有據,應予准許。  ㈢至於扣案如附表編號6至10所示之物品,經鑑定均係侵害著作 財產權之重製商品,且為被告所有供其犯本件犯罪所用之物 ,業據被告供承不諱,並有木棉花國際股份有限公司鑑定證 明書、扣案物之外觀照片及內政部警政署保安警察第二總隊 扣押物品清單等證在卷可稽,此部分係因告訴人木棉花國際 股份有限公司業已撤回告訴,而經臺灣嘉義地方檢察署檢察 官為不起訴處分確定,致有法律上原因未能追訴被告犯罪, 而被告所涉者並非著作權法第91條第3項、第91條之1第3項 之罪,揆諸上開規定,自無著作權法第98條規定之適用,爰 依刑法第38條第2項、第40條第3項之規定,宣告沒收之。  ㈣綜上所述,聲請人所請,尚屬有據,應予准許。 四、依刑事訴訟法第220條、第455條之36第2項,商標法第98條 ,刑法第38條第2項前段、第40條第2項、第3項規定,裁定 如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日          刑事第六庭  法 官 何啓榮 上列正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀(應附 繕本)。          中  華  民  國  114  年  3   月  3   日                 書記官 李承翰 附表(本件應沒收之物): 編號 物品名稱 數量 遭侵害之公司名稱 1 仿冒無印良品商標內褲。 55件 日商良品計畫股份有限公司。 2 仿冒ITO商標洗臉巾。 39組 日商ITO有限公司。 3 仿冒HELLO KITTY口罩。 400件 日商三麗鷗股份有限公司。 4 仿冒哆啦A夢商標口罩。 100件 日商小學館集英社製作股份有限公司。 5 仿冒ADIDAS商標襪子。 230雙 德商阿迪達斯公司。 6 重製鬼滅之刃著作之資料夾。 12件 木棉花國際股份有限公司。 7 重製鬼滅之刃著作之指甲貼。 440組 8 重製鬼滅之刃著作之尺規。 43組 9 重製鬼滅之刃著作之防蚊貼。 570組 10 重製鬼滅之刃著作之掛繩。 387件 附件:臺灣嘉義地方檢察署檢察官113年度緩字第145號聲請書。

2025-02-27

CYDM-114-單聲沒-12-20250227-1

單聲沒
臺灣新北地方法院

聲請單獨宣告沒收(智慧財產案件)

臺灣新北地方法院刑事裁定 114年度單聲沒字第39號 聲 請 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 陳亞崧 上列聲請人因被告違反商標法等案件,聲請單獨宣告沒收(112 年度偵字第14650號、113年度聲沒字第1062號),本院裁定如下 :   主 文 扣案如附表一、二所示之物均沒收之。   理 由 一、聲請意旨略以:被告陳亞崧因違反商標法案件,經臺灣新北 地方檢察署檢察官以112年度偵字第14650號不起訴處分確定 。扣案如附表一、二所示之物,均侵害商標權之物品,爰依 商標法第98條、刑法第40條第2項之規定,聲請單獨宣告沒 收等語。 二、按侵害商標權、證明標章權或團體商標權之物品或文書,不 問屬於犯罪行為人與否,沒收之;供犯罪所用、犯罪預備之 物或犯罪所生之物,屬於犯罪行為人者,得沒收之;違禁物 或專科沒收之物得單獨宣告沒收;第38條第2項、第3項之物 、第38條之1第1項、第2項之犯罪所得,因事實上或法律上 原因未能追訴犯罪行為人之犯罪或判決有罪者,得單獨宣告 沒收,商標法第98條、刑法第38條第2項前段、同法第40條 第2項、第3項分別定有明文。 三、查被告因違反商標法案件,經臺灣新北地方檢察署檢察官以 112年度偵字第14650號不起訴處分確定,有前案紀錄表1份 在卷足憑(本院卷第17頁),再經核閱前揭不起訴處分書後 認為無誤。扣案如附表一、二各編號所示之物,均被告所有 ,此據其於警詢時、偵查中供陳在卷(偵卷第9頁、第99頁 背面),皆為供犯著作權法第91條之1第2項散布侵害著作財 產權之重製物,且附表一所示之物均侵害商標權之物品,此 有內政部警政署保安警察第二總隊刑事警察大隊搜索扣押筆 錄與扣押物品目錄表、新天鵝堡企業有限公司提供之仿冒( 盜版)品鑑識報告、比對鑑識報告、中華民國商標註冊證、 授權書、智慧局商標檢索系統等資料在卷可稽(偵卷第26頁 至第27頁、第29頁、第33頁至第40頁、第58頁至第94頁、第 95頁、第96頁),揆諸前揭規定與說明,不問屬於被告與否 ,均應單獨宣告沒收之。又被告所涉違反著作權法部分,茲 告訴人撤回告訴,亦經檢察官不起訴處分確定,為因法律上 原因未能追訴犯罪之情形,是扣案如附表二各編號所示之物 ,仍得依刑法第38條第2項前段、第40條第3項之規定,單獨 宣告沒收,聲請意旨雖誤引商標法第98條及刑法第40條第2 項規定,尚不影響其聲請單獨宣告沒收之旨,本院當得自行 援引適當法條宣告沒收,附此敘明。從而,本件聲請並無不 合,應予准許。 四、依刑事訴訟法第455條之36第2項,商標法第98條,刑法第38 條第2項前段、第40條第2項、第3項,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日          刑事第九庭 法 官 吳宗航 上列正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後十日內敘明抗告理由,向本院提 出抗告狀。                 書記官 王韻筑 中  華  民  國  114  年  3   月  3   日 附表一: 編號 品名 數量 偵卷頁數 1 仿冒「拍蒼蠅」桌上遊戲 3件 第58頁至第60頁 2 仿冒「飛蛾族類」(聲請書載「作弊飛蛾」爰予更正)桌上遊戲 1件 第66頁至第68頁 3 仿冒「GEiSTES BLiTZ」(聲請書載「閃靈快手」爰予更正)桌上遊戲 1件 第69頁至第72頁 4 仿冒「BOHNANZA」(檢察官聲請書載「種豆」爰予更正)桌上遊戲 1件 第76頁至第78頁 5 仿冒「11牛頭王」桌上遊戲 2件 第79頁至第82頁 6 仿冒「詐賭巫師」桌上遊戲 1件 第85頁至第87頁 7 仿冒「吹牛」桌上遊戲 5件 第88頁至第90頁 8 仿冒「通緝令」桌上遊戲 2件 第91頁至第93頁 9 仿冒「終極狼人」桌上遊戲 18件 第94頁、第96頁 附表二: 編號 品名 數量 偵卷頁數 1 仿冒「快手疊杯」桌上遊戲 1件 第61頁至第62頁 2 仿冒「超級犀牛」桌上遊戲 1件 第63頁至第65頁 3 仿冒「BANG!骰子版」桌上遊戲 6件 第73頁至第75頁 4 仿冒「花花世界」桌上遊戲 2件 第83頁至第84頁

2025-02-27

PCDM-114-單聲沒-39-20250227-1

單聲沒
臺灣苗栗地方法院

聲請單獨宣告沒收(智慧財產案件)

臺灣苗栗地方法院刑事裁定 114年度單聲沒字第6號 聲 請 人 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 宋狄烜 上列聲請人因被告違反著作權法案件(112年度偵字第7664號) ,聲請單獨宣告沒收(114年度聲沒字第5號),本院裁定如下:   主 文 扣案之「鬼滅之刃」拼圖貳拾玖組均沒收。   理 由 一、聲請意旨略以:被告宋狄烜所涉違反著作權法案件,業經臺 灣苗栗地方檢察署檢察官以112年度偵字第7664號為不起訴 處分確定在案,而上開案件所查扣未經授權之重製物「鬼滅 之刃」拼圖29組,係屬侵害著作財產權之物品,爰依刑法第 38條第2項、第40條第3項之規定(聲請書漏引刑法第40條第 3項,逕予補充更正)聲請法院單獨宣告沒收等語。 二、按犯著作權法第91條第3項及第91條之1第3項之罪,其供犯 罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物,不問屬於犯罪行為 人與否,得沒收之,著作權法第98條定有明文;至於犯其餘 著作權法各條項之罪者,有關沒收部分自應回歸適用刑法之 相關規定。查本件被告係因涉嫌違反著作權法第91條第2項 之意圖散布而公開陳列侵害著作財產權之重製物罪嫌,而經 聲請人為不起訴處分在案,是被告所涉之罪名,非屬著作權 法第98條所定應職權沒收之罪,揆諸前揭規定,本件沒收仍 應適用刑法之相關規定,先予敘明。 三、次按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物,屬於犯罪 行為人者,得沒收之;第38條第2項、第3項之物、第38條之 1第1項、第2項之犯罪所得,因事實上或法律上原因未能追 訴犯罪行為人之犯罪或判決有罪者,得單獨宣告沒收,刑法 第38條第2項前段及第40條第3項亦分別定有明文。又所謂刑 法第38條第2項前段規定「屬於犯罪行為人」者,係包含事 實上處分權(最高法院107年度台上字第2697號判決意旨參 照);而所謂「因事實上或法律上原因」,係指被告因疾病 不能到庭、逃匿、死亡、欠缺責任能力、已判決確定等情形 ,無從接受司法機關之偵查、審判,或受不起訴處分、不受 理、免訴、無罪判決而言。 四、查被告因違反著作權法案件,經聲請人以112年度偵字第766 4號為不起訴處分確定,有上開不起訴處分書、法院前案紀 錄表各乙份在卷可參。而被告所涉意圖散布而公開陳列侵害 著作財產權之重製物罪嫌,有蒐證照片、鑑定證明書、損害 金額評估表、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品相 片對照表、扣押物品清單在卷可稽(見偵卷第21頁至第26頁 、第35頁至第36頁、第42頁至第45頁、第52頁至第53頁、第 65頁至第66頁、第90頁、第103頁至第105頁),足認上開扣 案物係屬被告所有供犯本案犯罪所用之物。茲本案因告訴人 木棉花國際股份有限公司撤回刑事告訴而經檢察官諭知不起 訴處分,致上開扣案物未能併予宣告沒收,此為因法律上原 因未能判決有罪之情形,揆諸前揭說明,仍得依刑法第38條 第2項前段、第40條第3項之規定聲請單獨宣告沒收。綜上所 述,本件聲請人聲請單獨宣告沒收,洵屬有據,應予准許。 至於聲請意旨雖誤引著作權法第98條,並漏未引用上揭刑法 第40條第3項規定聲請宣告沒收,惟此仍不影響其聲請單獨 宣告沒收之意旨,本院當得自行援引適當規定予以宣告沒收 ,附此敘明。 五、爰依刑事訴訟法第220條、第455條之36第2項,刑法第38條 第2項前段、第40條第3項,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  19  日          刑事第一庭 法 官 陳雅菡 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。                書記官 陳建宏 中  華  民  國  114  年  2   月  19  日

2025-02-19

MLDM-114-單聲沒-6-20250219-1

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