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智簡
臺灣士林地方法院

違反商標法

臺灣士林地方法院刑事簡易判決 114年度智簡字第1號 公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 陳韻涵 上列被告因違反商標法案件,經檢察官提起公訴(113年度偵緝 字第1667號),因被告於本院準備程序(114年度智易字第1號) 時自白犯罪,本院合議庭認宜以簡易判決處刑,裁定由受命法官 獨任逕以簡易判決處刑如下:   主 文 陳韻涵犯商標法第九十七條後段之透過網路方式非法販賣侵害商 標權之商品罪,處有期徒刑貳月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元 折算壹日。 扣案如附表編號1至2所示之物均沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣 柒仟柒佰貳拾玖元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收 時,追徵其價額。   事實及理由 一、本件犯罪事實及證據,除證據部分補充「被告陳韻涵於本院 準備程序時之自白(本院114年度智易字第1號卷【下稱本院 卷】第33頁)以外,其餘均引用檢察官起訴書(如附件)之 記載。 二、論罪科刑:   ㈠核被告所為,係犯商標法第97條後段之透過網路方式非法販 賣侵害商標權之商品罪。被告意圖販賣而輸入、陳列侵害商 標權商品之低度行為,為其販賣之高度行為所吸收,不另論 罪。  ㈡被告基於透過網路方式非法販賣侵害商標權商品之單一犯意 ,自112年1月28日至112年5月31日為警搜索查獲止,多次刊 登販賣仿冒商品之行為,係於相近之時間、地點,以相同行 為模式反覆持續為之,依一般社會健全觀念,客觀上難以強 行分開,在刑法評價上,應視為數個舉動之接續實施,論以 接續犯。  ㈢爰以行為人之責任為基礎,審酌被告明知商標有辨識商品來 源功用,權利人須經過相當時間並投入大量資金於商品行銷 及品質改良,始能使商標具有代表一定品質之效果,竟意圖 販賣而陳列如附件附表所示之仿冒商品,對商標權人造成損 害,並影響我國保護智慧財產權之國際聲譽,所為實屬不該 ;惟念其犯後已坦承犯行;兼衡被告前未曾經法院判處罪刑 之前案素行(見本院卷第15頁)、本案之犯罪動機、販賣陳列 侵害商標權商品期間、查獲侵害商標權商品數量、被害人商 標權受損害情形,暨被告於本院準備程序中自述之智識程度 、家庭生活及經濟狀況(見本院卷第34頁)等一切情狀,量 處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折算標準。 三、沒收部分  ㈠按侵害商標權、證明標章權或團體商標權之物品或文書,不 問屬於犯罪行為人與否,沒收之,商標法第98條定有明文。 查扣案如附表編號1至2所示商品,均為侵害商標權之物品, 不問屬於犯罪行為人與否,均應依商標法第98條之規定宣告 沒收。  ㈡按犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之;於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額,刑法第38條之1  第1項前段、第3項分別定有明文。經查,被告自112年1月28 日至112年5月31日為警搜索查獲止,共計出售如附件之附表 所示之商品,有新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 113年10月9日蝦皮電商字第0241009004S號函檢附之商品銷 售明細1份(見臺灣士林地方檢察署113年度偵緝字第1667號 卷第55頁至第57頁)在卷可參,足徵被告於本案之犯罪所得 為新臺幣(下同)7,729元(計算式:232x30+229+180X3=7,729 ),未據扣案,亦未實際發還被害人,復查無過苛調節之情 形,爰依第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收,並於 全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 四、據上論斷,依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第 2項、第450條第1項,逕以簡易判決處刑如主文。 五、如不服本判決,得自收受送達之翌日起20日內,向本院提出 上訴書狀,上訴於本院第二審合議庭(須附繕本)。 本案經檢察官洪婉婷提起公訴,檢察官錢義達到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  14  日           刑事第七庭  法 官 鄭仰博 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並 應敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本 ), 「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者, 應具備理由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受 判決正本之日期為準。                  書記官 洪靖涵 中  華  民  國  114  年  3   月  14  日 附錄本判決論罪科刑之法條依據: 商標法第97條 販賣或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入他人所為之前二條第 一項商品者,處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五萬 元以下罰金。前項之行為透過電子媒體或網路方式為之者,亦同 。 附表 編號 物品名稱 備註 1 仿冒蠟筆小新商標枕頭/棉被1個 臺灣士林地方檢察署113年度保管字第2357號 (見臺灣士林地方檢察署113年度偵字第12211號卷第119頁) 2 仿冒蠟筆小新商標塑膠製擺飾品1個 臺灣士林地方檢察署113年度保管字第2357號 (見臺灣士林地方檢察署113年度偵字第12211號卷第119頁) 附件 臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書                   113年度偵緝字第1667號   被   告 陳韻涵 年籍住居所詳卷 上列被告因違反商標法案件,業經偵查終結,認應提起公訴,茲 將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、陳韻涵明知如附表所示「註冊/審定號」欄之商標,係日商 雙葉社股份有限公司(下稱日商雙葉社公司)向經濟部智慧財 產局(下稱智財局)申請註冊登記取得商標權,指定使用於如 附表所示「商品名稱」欄等商品,且現仍在如附表所示商標 專用期間內,並在全球國際知名品牌市場行銷甚廣,為消費 大眾所共知之著名商標,未經商標註冊人授權或同意,不得 於同一或類似之商品,使用相同或近似之註冊商標,亦不得 販賣或意圖販賣而持有、陳列前開商標權人之商品,竟仍基 於透過網路販賣、意圖販賣而持有、陳列仿冒商標商品之犯 意,自大陸地區購入仿冒如附表所示商標之商品,並向蝦皮 拍賣網站平臺申請「Z000000000」之會員號,自民國112年1 月28日起至112年5月31日止,於新北市○○區○○街0巷0弄00號 1樓租屋處,以電腦網路設備連結至蝦皮購物網站,在該網 站平臺上刊登販售附表所示之商品,嗣經日商雙葉社公司授 權之國際影視有限公司職員發現上情,分別於112年1月30日 、112年4月24日購買蠟筆小新商標枕頭/棉被(新臺幣【下 同】229元)、蠟筆小新商標塑膠製擺飾品(232元)等仿冒 商品各1件後,始知悉上情。 二、案經內政部警政署刑事警察局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、證據清單與待證事實 編號 證據名稱 待證事實 1 被告陳韻涵於警詢及偵查中之供述 否認全部犯行。 2 告發人即國際影視有限公司法務許瑋芸於警詢中之指訴 證明被告確有販賣如附表所示仿冒商品之事實。 3 被告以父親陳清華名義在蝦皮購物網站上開戶之資料 證明被告確有於蝦皮拍賣網站平臺申請「Z000000000」之會員帳號之事實。 4 被告手機號碼0000000000號申請登記人資料 證明被告以該手機門號申請蝦皮會員帳號「Z000000000」之事實。 5 被害人日商雙葉社公司授權證明書2份、商標單筆詳細報表各1份、國際影視有限公司鑑定報告書2份 證明: ⑴證明被害人日商雙葉社公司將「蠟筆小新」商標之處理爭議權限授予國際影視有限公司之事實。 ⑵證明被告所販賣如附表所示之商品確為仿冒之事實。 6 內政部警政署保安警察第二總隊刑事警察大隊偵一隊扣押筆錄、扣押物品目錄表、刑事警察局智慧財產權偵查大隊扣押物品清單各1份、蝦皮購物網站畫面截圖2份 證明被告確有販賣如附表所示仿冒商品之事實。 7 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司113年10月9日蝦皮電商字第0241009004S號函文及其附件 證明被告於112年1月28日至同年5月31日間,有於上開蝦皮購物網站上,以「Z000000000」會員帳號販賣附表所示商品之事實。 8 財政部關務署113年6月7日台關業字第1131015826號函暨陳韻涵進口報關資料光碟1片 證明被告自111年1月11日起至113年5月27日止,自中國大陸地區進口商品1863筆之事實。 二、核被告陳韻涵所為,係犯商標法第97條後段之透過網路非法 陳列販賣侵害商標權之罪嫌。查被告自112年1月28日至同年 5月31日止,先後多次在密接之一定時間及相同方式,持有 並公開陳列上開仿冒商標商品之行為,客觀上具有反覆、延 續實行之特徵,所為係出於同一犯意,持續侵害如附表所示 被害人之相同商標法益,在行為概念上,縱有多次侵害商標 權人所有商標權之舉措,亦請論以集合犯之包括一罪。至扣 案如附表所示之仿冒商標商品,請依商標法第98條之規定宣 告沒收。又被告之犯罪所得7,189元(232*30+229),請依刑 法第38條之1第1項規定沒收之,如一部或全部不能沒收時, 追徵其價額。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此  致 臺灣士林地方法院 中  華  民  國  113  年  12   月  12   日              檢 察 官 洪 婉 婷 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  12   月  20   日              書 記 官 洪 永 宏 附錄本案所犯法條 商標法第97條 販賣或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入他人所為之前二條第 1 項商品者,處 1 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 5 萬元以下罰金。 前項之行為透過電子媒體或網路方式為之者,亦同。 【註:本條尚未施行,現行有效條文為 105.11.30 版之第 97    條】 修正前條文: 第 97 條(105.11.30 版) (罰則) 明知他人所為之前二條商品而販賣,或意圖販賣而持有、陳列、 輸出或輸入者,處 1 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 5 萬元以下罰金;透過電子媒體或網路方式為之者,亦同。 附表(金額單位:新臺幣) 編號 商標權人 註冊/審定號 專用期限 商品名稱 仿冒商品 販售時間(均為112年)及金額 1 日商雙葉社公司 商標審定號:第00000000號 至119年8月15日 枕頭/棉被 蠟筆小新商標枕頭/棉被1件 1月30日(229元) 擺飾品 蠟筆小新商標塑膠製擺飾品1件 1.1月28日(180元) 2.1月28日(232元) 3.2月13日(232元) 4.2月16日(232元) 5.2月19日(232元) 6.2月21日(232元) 7.3月6日(232元) 8.3月8日(232元) 9.3月8日(232元) 10.3月12日(232元) 11.3月13日(232元) 12.3月16日(232元) 13.3月17日(232元) 14.3月18日(232元) 15.3月19日(232元) 16.3月19日(232元) 17.3月22日(232元) 18.3月23日(232元) 19.3月25日(180元) 20.3月25日(232元) 21.3月26日(232元) 22.4月1日(232元) 23.4月13日(232元) 24.4月17日(232元) 25.4月19日(232元) 26.4月19日(232元) 27.4月22日(232元) 28.4月22日(232元) 29.4月24日(232元) 30.4月27日(232元) 31.4月30日(180元) 32.5月23日(232元) 33.5月31日(232元)

2025-03-14

SLDM-114-智簡-1-20250314-1

臺灣桃園地方法院

清償借款

臺灣桃園地方法院民事裁定 113年度訴字第342號 原 告 鍾莉穎 訴訟代理人 林陣蒼律師 被 告 鄭興 訴訟代理人 吳耀庭律師 上列當事人間請求清償借款事件,本院裁定如下:   主 文 本件於智慧財產及商業法院113年度商訴字第13號請求損害賠償 等事件終結確定前,停止訴訟程序。   理 由 一、按訴訟全部或一部之裁判,以他訴訟之法律關係是否成立為 據者,法院得在他訴訟終結前,以裁定停止訴訟程式,民事 訴訟法第182條第1項定有明文。所謂訴訟全部或一部之裁判 ,以他訴訟之法律關係是否成立為據者,係指他訴訟之法律 關係是否成立,為本件訴訟先決問題者而言。 二、本件兩造間請求清償借款事件,原告主張被告於民國111年1 2月26日起至112年3月31日止,陸續向原告借款合計新臺幣 (下同)133萬4,000元,其後被告僅分別於112年1月16日還 款5,500元、同年2月24日還款6,980元及3,020元,尚餘131 萬8,500元未還款,爰依消費借貸之法律關係,請求被告清 償上開借款本息。被告則以:被告故意向原告違法銷售未經 金融監督管理委員會核准之境外基金,除違反證券投資信託 及顧問法第16條第1項之規定,涉犯同法第107條第2款之非 法銷售境外基金罪外,更致原告因聽取被告推銷及相關資訊 ,誤信兆富財富管理顧問股份有限公司銷售之澳豐集團境外 基金合法安全,且有高額之保障獲利,進而投資購買旗下基 金,致受有無法取回美金1,589,457.91元及歐元20,060.27 元之投資款損害,原告對被告應依民法侵權行為規定負損害 賠償責任,縱認被告須清償借款,被告亦得以上開損害賠償 債權與原告之債權抵銷,抵銷後原告之債權金額為0等語置 辯。經查,本件被告得否就原告請求之借款主張抵銷,係以 原告是否須對被告負擔賠償責任為先決問題,而原告是否負 擔賠償責任一事,由被告另行起訴,經智慧財產及商業法院 (下稱智財法院)以113年度商訴字第13號損害賠償等事件 受理,此有智財法院通知書及本院電話紀錄在卷可稽。是本 件訴訟之裁判應以另案法律關係是否成立及金額多寡為據, 為避免審理重覆及裁判矛盾,本院認有於另案事件訴訟終結 確定前裁定停止本件民事訴訟程序之必要。 三、依民事訴訟法第182條第1項規定,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  10  日          民事第一庭  法 官 劉佩宜 以上正本係照原本作成。 如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀,並應繳納抗 告費新台幣1500元。 中  華  民  國  114  年  3   月  11  日                 書記官 黃忠文

2025-03-10

TYDV-113-訴-342-20250310-1

刑營聲自
智慧財產及商業法院

聲請准許提起自訴

智慧財產及商業法院刑事裁定  114年度刑營聲自字第4號 聲 請 人 台灣氣凝膠科技材料開發股份有限公司 兼 代表人 陳建宏 共同代理人 蘇清水律師 王嘉豪律師 潘映寧律師 被 告 楊宏澤 李訓谷 陳長仁 上列聲請人即告訴人因被告偽造文書等案件,不服臺灣高等檢察 署智慧財產檢察分署檢察長於中華民國114年2月11日駁回再議之 處分(114年度上聲議字第64號),聲請准許提起自訴,本院裁 定如下:   主 文 聲請駁回。   理 由 一、聲請意旨詳如附件刑事聲請准予提起自訴狀(下稱聲請狀) 所載。   二、按告訴人不服上級檢察署檢察長或檢察總長認再議為無理由 而駁回之處分者,得於接受處分書後10日內委任律師提出理 由狀,向該管第一審法院聲請准許提起自訴;又法院認准許 提起自訴之聲請不合法或無理由者,應駁回之,刑事訴訟法 第258條之1第1項、第258條之3第2項前段分別定有明文。此 所稱該管第一審法院,係指告訴案件在受理檢察官認得提起 公訴時之管轄法院而言,此為聲請准許提起自訴程序之合法 要件。 三、經查,聲請人即告訴人原以被告楊宏澤、李訓谷、陳長仁等 3人均涉犯刑法第214條之使公務員登載不實文書、同法第21 5條之業務上登載不實文書、同法第216條之行使業務上登載 不實文書、同法第339條第1項之詐欺取財等罪嫌;被告李訓 谷另涉犯刑法第342條第1項之背信、同法第317條之洩漏工 商秘密等罪嫌,向臺灣臺南地方檢察署提出告訴,經該署檢 察官以112年度偵字第37596號、113年度偵字第16605號為不 起訴處分後,聲請人不服而聲請再議,嗣由臺灣高等檢察署 智慧財產檢察分署(下稱智財分署)檢察長於114年2月11日 以114年度上聲議字第64號處分書認再議無理由而駁回聲請 ;聲請人於接受上開處分書後之114年2月27日委任律師向本 院具狀聲請准許提起自訴等情,有上開智財分署處分書、蓋 有上開收狀日期章之聲請狀及刑事委任書在卷可稽。茲因被 告等3人均未涉犯營業秘密法第13條之1、第13條之2、第13 條之3第3項及第13條之4等由本院管轄之第一審刑事案件, 參照首揭法條意旨及說明,原為不起訴處分之檢察官既係臺 灣臺南地方檢察署檢察官,聲請人不服駁回再議處分,自應 向有管轄權之臺灣臺南地方法院(下稱臺南地院)聲請准許 提起自訴,始符法定程式,其向無管轄權之本院聲請,於法 不合,應予駁回。至刑事訴訟法第304條雖規定「無管轄權 之案件,應諭知管轄錯誤之判決,並同時諭知移送於管轄法 院」,然此規定並無於聲請准許提起自訴程序準用之明文, 本院自無從逕以管轄錯誤為由裁定移送臺南地院,併此敘明 。   據上論斷,應依刑事訴訟法第258條之3第2項前段,裁定如主文 。       中  華  民  國  114  年  3   月  6   日              智慧財產第四庭               審判長法 官 蔡慧雯                  法 官 李郁屏                  法 官 馮浩庭 以上正本證明與原本無異。 本件不得抗告。 中  華  民  國  114  年  3   月  7   日                  書記官 郭宇修

2025-03-06

IPCM-114-刑營聲自-4-20250306-1

司聲
臺灣臺中地方法院

延展清算完結

臺灣臺中地方法院民事裁定 114年度司聲字第299號 聲 請 人 李鎬東 上列聲請人因聲請拉美特國際股份有限公司延展清算完結事件, 本院裁定如下:   主 文 本件清算准自民國114年2月25日起展期至民國114年8月24日止完 結清算。   理 由 一、按清算人應於6個月內完結清算,不能於6個月內完結清算時 ,清算人得申敘理由,聲請法院展期;前開規定,於股份有 限公司之清算準用之。公司法第334條、第87條第3項分別定 有明文。 二、本件聲請人主張其係拉美特國際股份有限公司清算人,因無 法備齊文件完成清算程序,且該公司尚有智財訴訟進行中, 無法於6個月內完結清算程序,聲請裁定准予展期。 三、經本院調閱本院113年度司司字第245號呈報清算人事件卷宗 ,核與前開規定尚無不合。惟聲請人係於113年7月19日就任 清算人,因原清算期間已於該就任日起6個月屆至,而聲請 人遲於114年2月25日始為本件展期之聲請,是本件已無從回 溯至上開原清算期間屆滿時展期,應自本件聲請之日即114 年2月25日起展期6個月即114年8月24日止完結清算。又本件 清算程序嗣後如有再為延展清算完結之必要,應於原延展之 期間屆滿前提出聲請為宜,併予敘明。爰裁定如主文。 四、如對本裁定抗告,須於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀 ,並繳抗告費新臺幣1,500元。 中  華  民  國  114  年  3   月  6   日          民事庭司法事務官 張川苑

2025-03-06

TCDV-114-司聲-299-20250306-1

單聲沒
臺灣臺中地方法院

聲請單獨宣告沒收

臺灣臺中地方法院刑事裁定 114年度單聲沒字第6號 聲 請 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 林柏因 上列聲請人因被告違反商標法等案件(112年度偵字第11575號) ,聲請單獨宣告沒收(113年度緩字第212號、114年度執聲字第1 77號),本院裁定如下:   主  文 扣案如附表所示之物均沒收。   理  由 一、聲請意旨略以:被告林柏因前因違反商標法等案件,經臺灣 臺中地方檢察署(下稱臺中地檢署)於民國112年12月19日 以112年度偵字第11575號為緩起訴之處分確定,並於113年1 2月18日緩起訴期滿未經撤銷;扣案之如附表所示仿冒之任 天堂遊戲機122台(含購買證物1台),經任天堂公司購買1 台鑑定後,確定為仿冒商品且遊戲機內建之遊戲軟體系未經 授權之盜版商品等情,業據被告坦承不諱,核與告訴人任天 堂公司指述情節相符,並有徐宏昇律師111年11月11日鑑定 意見書、內政部警政署保安警察第二總隊搜索扣押筆錄、扣 押物品目錄表、智財局商標資料檢索服務資料、現場照片及 扣案物照片等資料在卷可稽,足認係侵害商標權之物品無訛 ,屬於專科沒收之物,爰依商標法第98條聲請沒收等語。 二、按違禁物或專科沒收之物得單獨宣告沒收;侵害商標權、證 明標章權或團體商標權之物品或文書,不問屬於犯罪行為人 與否,沒收之,刑法第40條第2項及商標法第98條分別定有 明文。 三、經查:  ㈠被告前因違反商標法案件經臺中地檢署檢察官以112年度偵字 第11575號為緩起訴處分確定在案,經本院核閱卷證無訛, 並有前開緩起訴處分書、臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷 可參。  ㈡扣案如附表所示之物,經鑑定為仿冒品,有內政部警政署保 安警察第二總隊搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、徐宏昇律 師111年11月11日鑑定意見書(及其附件)、告訴人日商任 天堂株式會社刑事告訴狀(及其附件)、現場照片及扣案物 照片等資料(見偵卷第31至39、67至115、153至210、213頁 )在卷可稽,堪認扣案如附表所示之物,均屬商標法第98條 所定之侵害商標權物品,依商標法第98條規定,不問屬於犯 罪行為人與否皆應沒收之,乃專科沒收之物。從而,聲請人 本件之聲請,核無不合,應予准許。 四、依刑事訴訟法第455條之36第2項,商標法第98條,刑法第11 條、第40條第2項,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  4   日          刑事第十庭 法 官 許翔甯 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。(應 附繕本)                書記官 陳慧津       中  華  民  國  114  年  3   月  4   日 【附表】 編號 扣案物名稱 數量 備註 1 其他仿冒/盜版品(仿冒任天堂遊戲機) 122件 含購證1台

2025-03-04

TCDM-114-單聲沒-6-20250304-1

智易
臺灣士林地方法院

違反商標法

臺灣士林地方法院刑事判決  113年度智易字第36號 公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 賴佩君 上列被告因違反商標法案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字 第20421號),本院判決如下:   主  文 賴佩君犯商標法第九十七條後段之意圖販賣而透過網路方式陳列 侵害商標權之商品罪,處拘役貳拾日,如易科罰金,以新臺幣壹 仟元折算壹日。緩刑貳年。扣案之仿冒德商阿迪達斯公司商標商 品之棒球帽壹頂沒收。   犯罪事實 一、賴佩君明知商標註冊/審定號第00000000號之商標,係德商 阿迪達斯公司向經濟部智慧財產局(下稱智財局)申請註冊 登記取得商標權,指定使用於靴鞋、圍巾、冠帽、襪子等商 品,且現仍在商標專用期間內(專用期限至民國121年10月3 1日),並在全球國際知名品牌市場行銷甚廣,為消費大眾 所共知之著名商標,未經商標註冊人授權或同意,不得於同 一或類似之商品(即冠帽),使用相同或近似之註冊商標, 亦不得販賣或意圖販賣而持有、陳列前開商標權人之商品, 竟仍基於透過網路方式販賣仿冒商標商品之犯意,於113年3 月間某日,在新北市○○區○○○街000號5樓住所,連線網際網 路登入其向蝦皮購物網站平臺(下稱蝦皮網站)以「laipei chunlove」之會員帳號設立之賣場(下稱本案賣場),刊登 以每件新臺幣(下同)150元之價格,向不特定人販售如印 有上開商標之棒球帽之訊息。適德商阿迪達斯公司委託貞觀 法律事務所法務人員,發現上開帳號所販售疑似仿冒商標商 品,於113年4月26日,在本案賣場購入棒球帽1件,並將之 送請鑑定確認為侵害上開商標權之商品,並於113年6月28日 通知賴佩君到案說明,始悉上情。 二、案經德商阿迪達斯公司訴由臺北市政府警察局南港分局報告 臺灣士林地方檢察署檢察官偵查起訴。   理  由 壹、程序部分   本件認定犯罪事實所引用之所有卷證資料,就被告以外之人 於審判外之陳述,當事人於言詞辯論終結前均未爭執其證據 能力,本院審酌該言詞陳述作成時之情況尚無不當之處,且 與待證事實具有關聯性,依刑事訴訟法第159條之5第2項, 得為證據;非供述證據部分,亦查無證據證明有公務員違背 法定程序取得之情形,且經本院於審理期日提示與被告辨識 而為合法調查,亦有證據能力。 貳、實體部分 一、上揭犯罪事實,業據被告賴佩君於本院審理時坦承不諱(本 院卷第44頁),核與證人即告訴代理人陳引奕於警詢中之證 述情節相符(偵卷第27頁至第29頁、第57頁至第58頁),並 有蝦皮帳號laipeichunlove,商店名稱LAIPEICHUNLOVE基本 資料、台北市政府警察局南港分局扣押筆錄、扣押物品目錄 表、貞觀法律事務所113年5月7日告訴暨鑑定報告書(含商 標註冊/審定號00000000號商標單筆詳細報表、蝦皮購物網 頁、取貨單據、貞觀法律事務所商標鑑定資格委任狀)存卷 可稽(偵卷第9頁至第11頁、第17頁至第19頁、第31頁至第3 6頁、第39頁至第55頁),復有棒球帽1頂扣案可佐,足認被 告任意性自白與事實相符,堪予採信。本件事證明確,被告 上開犯行堪以認定,應予依法論科。 二、論罪科刑之理由 (一)核被告所為,係犯商標法第97條後段之意圖販賣而透過網路 方式陳列侵害商標權之商品罪。其意圖販賣而持有侵害商標 權商品之低度行為,應為意圖販賣而陳列之高度行為所吸收 ,不另論罪。另被告陳稱僅賣出1頂等語(偵卷第141頁), 核與偵卷第129頁本案賣場之畫面相符,而告訴人德商阿迪 達斯公司委託貞觀法律事務所人員基於蒐證目的購入仿冒上 開商標之棒球帽1件,無實際買受該商品之真意,是被告此 部分之販賣行為應屬未遂,然因商標法並未對透過網路方式 非法販賣侵害商標權商品未遂之行為加以處罰,應論以商標 法第97條後段之意圖販賣而透過網路方式陳列侵害商標權之 商品罪,又因論罪法條同一,即無變更起訴法條之必要,附 此敘明。 (二)被告自113年3月間某日起至同年6月28日為警通知到案說明 止,意圖販賣而陳列侵害商標權商品之行為,係基於營利之 單一犯意,在密接時間、空間下所為,各個舉動之獨立性均 極為薄弱,依一般社會健全觀念,難以強行分開,應視為數 個販賣舉動之接續施行,而以包括一行為予以評價,較為合 理,故應論以接續犯。 (三)爰以行為人責任為基礎,並審酌被告意圖販賣而透過網路方 式陳列侵害商標權之商品,侵蝕商標權人對於前開註冊商標 之商標價值與市場利益,破壞市場公平競爭秩序,且足使消 費者對於該商品來源之正確性認知錯誤,減損我國保護智慧 財產權之形象,惟念及其始終坦承犯行,於偵查中與告訴人 調解成立,且給付完畢,有本院113年度司偵移調字第268號 調解筆錄、郵政跨行匯款申請書、刑事陳報(一)狀存卷可 查(偵卷第131頁至第132頁、本院卷第55頁至第59頁),兼 衡被告無前科之素行,有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷 可參(本院卷第11頁),暨被告之犯罪動機、目的、手段、 情節、查扣之侵害商標權商品之數量、販售侵害商標權商品 之時間、犯罪所生損害,及其自承為五專畢業之教育程度, 喪偶無子女、月薪2萬餘元之生活狀況(本院卷第45頁)等 一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知如易科罰金之折算 標準。 (四)末查被告前未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告,業 如前述,其係一時失慮,以致犯罪,又被告終能坦承犯行, 並已與告訴人調解成立,且履行完畢,業如前述,堪認有積 極彌補犯罪所生損害的誠意,本院信其經此偵審程序及刑之 宣告後,當知所警惕,而無再犯之虞,故認被告所受刑之宣 告,以暫不執行為適當,爰依刑法第74條第1項第1款之規定 ,併予宣告緩刑2年,以啟自新。 三、沒收部分 (一)按侵害商標權、證明標章權或團體商標權之物品或文書,不 問屬於犯罪行為人與否,沒收之,商標法第98條定有明文。 查扣案之仿冒商標商品1件,為侵害商標權之物品,不問屬 於犯罪行為人與否,應依商標法第98條之規定宣告沒收。 (二)告訴人委託貞觀法律事務所人員以150元之價格,向被告購 買仿冒商標商品部分,雖因之自始無買受真意而不能完成交 易,然依刑法沒收相關規定之立法意旨,犯罪行為人因犯罪 所取得之不法利得應予澈底剝奪,以根絕犯罪誘因,則犯罪 行為人因犯罪於客觀事實上所取得之財物或不法利益,縱依 法應返還、賠償權利人,於權利人實際取回該財物或損害獲 得償付前,仍不應允許犯罪行為人保有該不法利得,而應予 沒收(司法院106年度智慧財產法律座談會刑事訴訟類第2號 結論可參),是認貞觀法律事務所人員因下標購買該商品而 給付之150元,仍屬被告犯罪所得,惟被告已與告訴人調解 成立,給付完畢,業如前述,雖該調解結果並非刑法第38條 之1第5項規定文義所指犯罪所得已「實際合法發還」被害人 情形,審酌該規定旨在保障被害人因犯罪所生之求償權,且 所約定之賠償金額已逾本件犯罪所得之金額,已達沒收制度 剝奪被告犯罪利得之立法目的,若再對被告宣告沒收或追徵 ,實有過苛之虞,爰依刑法第38條之2第2項之規定不予宣告 沒收或追徵。 據上論斷,依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官吳爾文提起公訴,檢察官呂永魁到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  26  日          刑事第六庭   法 官 李欣潔 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。                  書記官 陳品妤 中  華  民  國  114  年  2   月  26  日 附錄本案論罪科刑法條 商標法第97條 明知他人所為之前二條商品而販賣,或意圖販賣而持有、陳列、 輸出或輸入者,處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣5萬 元以下罰金;透過電子媒體或網路方式為之者,亦同。

2025-02-26

SLDM-113-智易-36-20250226-1

雄補
高雄簡易庭

給付報酬等

臺灣高雄地方法院民事裁定 114年度雄補字第386號 原 告 富創國際智財法律事務所 法定代理人 洪俊傑 被 告 夠電科技有限公司 法定代理人 黃中信 上列原告與被告夠電科技有限公司間給付報酬等事件,原告曾聲 請對被告核發支付命令,被告已於法定期間內對支付命令提出異 議,應以支付命令之聲請視為起訴。按以一訴附帶請求其起訴後 之孳息、損害賠償、違約金或費用者,不併算其價額,民事訴訟 法第77條之2第2項定有明文。查本件訴訟標的價額核定為新臺幣 (下同)34萬9,487元(按:利息計算至起訴前1日。計算式詳如 附表。元以下四捨五入),應徵第一審裁判費3,750元,扣除已 繳之500元,原告尚應補繳3,250元。茲依民事訴訟法第249條第1 項但書規定,限原告於收受本裁定送達5日內如數補繳,逾期不 繳即駁回其訴,特此裁定。 中 華 民 國 114 年 2 月 26 日 高雄簡易庭 法 官 張浩銘 以上正本係照原本作成。 本裁定關於核定訴訟標的價額部分,如有不服,得於收受裁定送 達後10日內以書狀向本院提出抗告,並應繳納抗告裁判費新臺幣 1,500 元。命補繳裁判費部分不得抗告。 中 華 民 國 114 年 2 月 26 日 書 記 官 林家瑜 附表: 請求項目 編號 類別 計算本金 起算日 終止日 計算基數 年息 給付總額 34萬1,900元 1 利息 34萬1,900元 113年7月1日 113年12月9日 (162/365) 5% 7,587.37元 小計 7,587.37元 合計 34萬9,487元

2025-02-26

KSEV-114-雄補-386-20250226-1

智易
臺灣高雄地方法院

違反商標法

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度智易字第10號 公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 被 告 陸哲之 選任辯護人 謝佩玲律師 上列被告因違反商標法案件,經檢察官提起公訴(113年度偵續 字第7號),本院判決如下:   主 文 陸哲之無罪。   理 由 一、公訴意旨略以:被告陸哲之為址設臺北市○○區○○○路0段000 巷0號2樓之23「亨之光創意洋行有限公司」(下稱亨之光公 司)之負責人,明知如附表一所示「科妍」之商標圖樣(下 稱系爭商標),係告訴人「科妍生技股份有限公司」(下稱 科妍公司)向經濟部智慧財產局(下稱智財局)申請商標註 冊,指定使用於營養補充品、醫療用透明質酸(玻尿酸)、 食品零售批發等商品類別,迄今仍在商標專用期間内,任何 人未經上開商標專用權人之同意或授權不得於同一商品或類 似商品,使用相同或近似之註冊商標,亦不得販賣或意圖販 賣而陳列該商標商品,竟仍基於於同一或類似商品使用相同 註冊商標之商標之犯意,自民國111年1月間某日時起,將上 開「科妍」商標,印在亨之光公司販售之「GiLBeLLe小紫蜜 科妍口服玻尿酸」產品(下稱系爭口服玻尿酸商品)包裝袋 上,而使用告訴人之系爭商標。嗣因其於111年1月某日時許 112年7月6日止,以電腦連結網際網路,在其公司網址:htt ps://www.00000000.com及臉書等網站,公開刊登同「科妍 」商標圖樣之「小紫蜜科妍口服玻尿酸(買3送1)」玻尿酸 營養補充食品,供不特定人上網瀏覽購買,而侵害告訴人之 商標權,嗣經告訴人上網蒐證商品訊息,遂報警處理,為警 於112年7月6日11時40分,在○○市○區○○○路○段000號00樓之0 ,當場查扣印有「小紫蜜科妍口服玻尿酸」包裝食品1,250 包,進口單9張等物,始悉上情。因認被告涉犯商標法第95 條第1項第2款之未得商標權人同意,於類似之商品或服務, 使用相同於註冊商標或團體商標之商標,有致相關消費者混 淆誤認之虞之罪嫌等語。 二、公訴人認被告陸哲之(下稱被告)涉犯商標法第95條第1項 第2款之未得商標權人同意,於類似之商品或服務,使用相 同於註冊商標或團體商標之商標,有致相關消費者混淆誤認 之虞之罪嫌,係以被告之供述、告訴人科妍公司(下稱告訴 人)告訴代理人盧奕軒於偵查中之指訴、經濟部商工登記公 示資料查詢單、告訴人出具112年6月26日鑑定證明書、告訴 人公司網頁、涉案產品照片、銷貨單、送貨單、租賃契約書 、房屋分租契約書、臉書網頁戴圖、統一發票、送貨單、被 告之公司網頁載圖等為其論據。 三、按犯罪事實應依證據認定之,無證據不得認定犯罪事實;不 能證明被告犯罪者,應諭知無罪之判決,刑事訴訟法第154 條第2項、第301條第1項定有明文。又認定犯罪事實須憑證 據,為刑事訴訟法所明定,故被告犯罪嫌疑,經審理事實之 法院,以盡其調查職責,仍不能發現確實之證據足資證明時 ,自應依法為無罪判決。且事實之認定,應憑證據,如未能 發現相當證據,或證據不足以證明,自不能以推測或擬制之 方法,以為裁判基礎。又檢察官就被告犯罪事實,應負舉證 責任,並指出證明之方法,為刑事訴訟法第161條所明定。 因此,檢察官對於起訴之犯罪事實,應負實質之舉證責任, 且其所提出之證據,無論直接或間接證據,其為訴訟上之證 明,須於通常一般之人均不致有所懷疑,而得確信其為真實 之程度者,始得據為有罪之認定,倘其證明尚未達到此一程 度,而有合理之懷疑存在時,不足為被告有罪之積極證明, 或其闡明之證明方法,無從說服法院形成被告有罪之心證, 基於無罪推定原則,自應為被告無罪之諭知。 四、訊據被告固坦承有將「科妍」之字樣印製於亨之光公司銷售 之系爭口服玻尿酸商品上,並自111年1月開始在亨之光公司 網站銷售之事實,惟堅決否認有何違反商標法第95條第1項 第2款之犯行,辯稱:系爭口服玻尿酸商品之商標為「GiLBe LLe」,「小紫蜜」是該商品品名,「科妍」僅係商品形容 詞,即「科學美顏」之意,用以形容該口服玻尿酸產品係透 過科學研究而有科學美顏效果之產品;設計時想過使用「研 」或「顏」字,最終考量該產品係為女性設計,故改使用形 象較為柔軟之「科『妍』」;又該商品包裝記載「科妍美肌品 」,亦係用以定義美肌品之性質等語(警卷第6頁、偵卷第5 4頁、本院卷第151頁)。辯護人並為其辯護稱:亨之光公司 成立後即開始研發口服玻尿酸產品,該產品開發完成時,亨 之光公司先將產品命名為「GiL BeLLe小蜜科妍口服玻尿酸 」,之後改名為「GiL BeLLe小紫蜜科妍口服玻尿酸」,日 前又更名為「GiLBeLLe小紫蜜初顏玻尿酸」。被告於系爭口 服玻尿酸商品實係使用「GiLBeLLe小蜜」或「GiLBeLLe小紫 蜜」作為商標,此從該口服玻尿酸外包裝上之文字配置、字 體字型及字樣大小,英文字「GiLBeLLe」及中文字「小紫蜜 」之標示最為醒目,而「科妍口服玻尿酸」之字體僅有上開 文字之一半而已,亦可見「科妍」僅係商品名稱;又告訴人 之玻尿酸產品,係屬於手術使用之高階醫療器材,購買其公 司產品之交易對象為醫療診所,而亨之光公司所銷售之系爭 產品,則是針對市場上之個人消費者,尤其是女性消費者, 所推出之個人保養美容產品,兩者產品實際上屬於完全不同 領域,購買告訴人與亨之光公司之產品消費者對象截然不同 ,並無「使消費者產生誤認混淆」而紊亂市場機制之情形。 另被告長年在大陸及台灣北部工作,被告於112年7月6日遭 搜索前,根本不知道址設南部之告訴人公司之存在,被告主 觀亦無侵害告訴人商標之故意等語。經查: (一)按商標法商標法第95條第1項第2款之侵害商標權罪,係以未 得商標權人或團體商標權人同意,於類似之商品或服務,使 用相同於註冊商標或團體商標,有致相關消費者混淆誤認之 虞者,為其構成要件。而所謂商標之使用,指為行銷之目的 ,而有下列情形之一,並足以使相關消費者認識其為商標: 一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣 、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關 之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣 告。商標法第5條第1項定有明文。職是,商標之使用應具備 使用人係基於行銷之目的而使用,且需足以使相關消費者認 識其為商標為要件。關於判斷是否作為商標使用,應綜合審 酌其平面圖像、數位影音或電子媒體等版(畫)面之前後配 置、字體字型、字樣大小、顏色及設計有無特別顯著性,並 考量其使用性質是否足使消費者藉以區別所表彰之商品或服 務來源,暨使用目的是否具有影射或攀附他人商譽之意圖等 相關證據綜合判斷。又按下列情形,不受他人商標權之效力 所拘束:一、以符合商業交易習慣之誠實信用方法,表示自 己之姓名、名稱,或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性 質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明, 非作為商標使用者。商標法第36條第1項第1款定有明文。因 此,縱令同一商品使用有相同或近似於他人之商標圖樣,惟 若該圖樣僅係充為商品本身之特定名稱,則非作為商標之使 用。換言之,僅係告知消費大眾所購買之商品名稱,並非意 在交易流通過程中藉此充為表彰且使相關消費大眾認知其為 商品來源或出處之識別標幟而不具商標識別力者,依商標法 第36條第1項第1款之規範意旨,此種方式不受他人商標權效 力之拘束。又商標法第95條第1項第2款之侵害商標權罪,並 無處罰過失行為之特別規定,自須以行為人出於故意侵害商 標權之行為,始為該當上開罪名,如行為人欠缺此項主觀要 件,自無從以商標法第95條第1項第2款規定相繩。故綜合上 開法條規定可知,該當商標法第95條第1項第2款侵害商標權 罪之前提,需被告客觀上有將「科妍」作為識別商品之商標 使用,有致相關消費者混淆誤認之虞,主觀上亦有將「科妍 」作為商標使用之故意,否則即不得以該罪名相繩。 (二)查「科妍」商標圖樣,係告訴人向智財局申請商標註冊,自 104年7 月1日起取得商標專用權,指定使用於敷藥用材料、 填牙材料、隱形眼鏡用溶液、醫療用生物製劑、醫療用透明 質酸(玻尿酸)、醫用細菌培養基、人體用藥品、西藥之原 料藥、眼科用藥、醫用酵素、營養補充品、營養滋補劑、生 物試劑、檢驗試劑、醫療診斷用化學製劑。空氣清潔劑及除 臭劑等商品及服務,現仍在專用期間,此有「科妍」之商標 單筆詳細報表(警卷第123-127頁)、經濟部智慧局商標檢索 系統資料(偵續卷第39-40頁)及告訴人公司網頁及產品資料( 偵續卷第71-79頁)在卷足憑。又被告為亨之光公司之負責人 ,自111年1月起開始於亨之光公司網路賣場販售系爭口服玻 尿酸商品等情,業經被告自陳在卷(本院卷第35頁),並有 亨之光網路賣場截圖及系爭口服玻尿酸商品出貨單在卷可佐 (偵卷第91-101頁,偵續卷第385-405頁、第421-427頁、第4 29-433頁),此部分事實亦堪認定。 (三)被告並未將「科妍」當成系爭口服玻尿酸商品之商標使用: 1、被告雖有販售印有「科妍」字樣之系爭口服玻尿酸商品,惟 觀諸該商品之版面配置,該商品共有2版,其中一版之標示 ,係於該商品之左上方位置,先以一條橫線區分上、下兩區 ,再於區分出之下方區域,以一條直線又區分為左、右兩區 。被告於橫線區分之上方區域放置「GiLBeLLiE」之字樣, 於下方之左區放置「小蜜」之字樣,「GiLBeLLiE」與「小 蜜」字體大小相同;於下方之右區放置「科妍口服玻尿酸」 之字樣,「科妍口服玻尿酸」字體明顯小於「GiLBeLLiE」 與「小蜜」字體,「科妍口服玻尿酸」下方,另緊密排列「 Dietary Hyaluronicacid」,此串英文字樣字體更明顯小於 所有字體;又於該商品之中間位置,分別印有「天天小蜜水 咪水咪」、「跟著小蜜飛起 性感美麗走你」之字樣;又於 該商品之左下方位置,印有「科妍美肌品」字樣;另該商品 整體底色為淺紫色,並放置諸多深紫色圓形泡泡,泡泡裡又 放置蜜蜂之圖樣。又另一版之標示,亦係以一條橫線區分上 、下兩區,下方區域再以一條直線區分為左、右兩區。於上 方區域同樣放置「GiLBeLLiE」之字樣,下方之左區則放置 「小紫蜜」之字樣,「GiLBeLLiE」與「小紫蜜」字體大小 相同;下方之右區放置「科妍玻尿酸」字樣,「科妍玻尿酸 」字體明顯小於「GiLBeLLiE」與「小紫蜜」字體,又在「 科妍玻尿酸」下方,緊密排列「Dietary Hyaluronicacid」 ,此串英文字樣字體更明顯小於所有字體;又該商品偏中間 位置,印有「天天小紫蜜、輕奢愛自己」、「跟著小蜜飛起 性感美麗走你」之字樣;該商品左下方位置,印有「科妍 美肌品」字樣;該商品底色為淺紫色,並放置諸多深紫色圓 形泡泡,部分泡泡裡又放置蜜蜂之圖樣,有系爭口服玻尿酸 商品照片在卷可參(審智易卷第87-89頁、警卷第33-37頁)。 2、由是可見,系爭口服玻尿酸商品之2版標示,均係使用明顯 較大且以橫線獨立隔開標示之「GiLBeLLiE」字樣,下方復 使用相同大小之「小蜜」或「小紫蜜」字樣。於同一位置之 左下方,則係放置明顯更小且另外隔開標示之「科妍口服玻 尿酸」或「科妍玻尿酸」字樣,該字樣下方又緊鄰「Dietar y Hyaluronic acid」字樣(按:食用玻尿酸)。是消費者於 通常交易時,如施以普通注意,應較容易注意到系爭口服玻 尿酸商品上更為顯著之「GiLBeLLiE」、「小蜜」、「小紫 蜜」字樣。且該商品整體包裝使用紫色為基調,又穿插蜜蜂 圖樣,版面亦放置「天天小蜜水咪水咪」(或「天天小紫蜜 輕奢愛自己」)、「跟著小蜜飛起 性感美麗走你」字樣, 明顯呼應上開標示之「小蜜」或「小紫蜜」,亦帶有指引表 彰商品來源之意味。是以,消費者於通常交易時,如施以普 通注意,應會將系爭口服玻尿酸商品上更為顯著及與包裝呼 應之「GiLBeLLiE」、「小蜜」、「小紫蜜」字樣,作為識 別本件商品來源之依據。至於緊鄰之「科妍口服玻尿酸」或 「科妍玻尿酸」字樣,此等字樣緊鄰置於「GiLBeLLiE」、 「小蜜」、「小紫蜜」字樣左下方,又使用明顯較小字體, 並以另一條直線特別隔開,於此等字樣下方又緊密放置「Di etary Hyaluronic acid」即英語之玻尿酸,「科妍口服玻 尿酸」或「科妍玻尿酸」字樣刻意選用較小字體,且特意隔 開,復放置英語玻尿酸之方式,本極易使消費者認知「科妍 口服玻尿酸」或「科妍玻尿酸」僅係告知消費大眾其所購買 之商品名稱。且「科妍口服玻尿酸」或「科妍玻尿酸」各字 使用字形、字體大小均相同又緊密相連,亦給予消費者「科 妍」2字與「科妍口服玻尿酸」或「科妍玻尿酸」係整體不 可分之印象,而將「科妍」認定同屬商品名稱之一部分。再 者,於系爭口服玻尿酸商品之右下方,亦以較小字體接續放 置「30Tablets」、「科妍美肌品」字樣,「科妍美肌」與 該商品內含顆數併列,更容易使消費者將「科妍美肌品」同 等理解為僅係商品之說明,而將「科妍美肌品」之「科妍美 肌」均認作該商品之形容詞,而將「『科妍』口服玻尿酸」或 「『科妍』玻尿酸」之「科妍」字樣,視為本件商品之說明性 文字,僅係告知消費大眾所購買之商品名稱。 3、綜觀上開各節,被告販售之系爭口服玻尿酸商品雖使用「科 妍」字樣,惟並無特別強調其顯著性,並非意在交易流通過 程中藉此充為表彰且使相關消費大眾認知其為商品來源或出 處之識別標幟,且並未超出一般商業法則容許之商品名稱標 示範圍,實難認被告有將「科妍」作為表彰系爭口服玻尿酸 商品來源之商標使用。故被告辯稱其係以「GiLBeLLiE」、 「小蜜」、「小紫蜜」做為亨之光公司之商標及品名,「科 妍」僅係形容詞,並未將「科妍」當成商標使用等語,並非 出於空言。 (四)被告主觀上亦無侵害告訴人系爭商標之故意:   被告並未將系爭商標即「科妍」當成系爭口服玻尿酸商品之 商標使用,業經本院認定如前,被告主觀顯無侵害告訴人系 爭商標之故意,本屬明確。再者,亨之光公司業以「GiLBeL LiE」、「小紫蜜」字樣申請註冊如附表二所示之商標,有 「GiL&BeLLe」、「小紫蜜」之智慧局商標檢索系統商標單 筆詳細報表在卷可參(偵卷第155至157頁)。而系爭口服玻 尿酸商品之左上角,業以明顯字體標示「GiLBeLLiE」、「 小蜜」或「小紫蜜」,已足使消費者識別上開商品之來源為 「GiLBeLLiE」或「小蜜」、「小紫蜜」,益徵上開商品係 使用「科妍」之文字作為品名、規格之用。此外,告訴人販 售之玻尿酸產品,係置於注射筒內之透明質酸注射液,為高 階醫療器材,應用於整形美容領域皮下填補劑、老人照護領 域關節腔注射劑、手術外科用品防沾黏凝膠及應用於治療膀 胱炎膀胱灌注液,此有告訴人網頁產品資訊截圖可參(偵續 卷第41至74頁、第255-269頁)。而被告販售之商品,則為 食品性質之口服玻尿酸,此從該產品包裝列載食品一情可見 (偵續卷第83頁)。足認告訴人前揭商品之消費受眾多為醫 療機構,本案被告銷售商品受眾多為一般民眾,兩者銷售對 象截然不同,則在2家公司營運模式及消費客群存在有上開 顯著差異之情形下,被告是否係基於行銷之目的而故意使用 本案系爭商標,亦屬有疑。故洵難由系爭商品使用「科妍」 之狀態,即遽認被告主觀上有侵害告訴人系爭商標之故意。 五、綜上所述,本案依據卷內事證,尚無從證明被告客觀上有使 消費者將系爭商標即「科妍」作為識別商品之商標,亦無從 證明被告主觀上係故意侵害系爭商標,自不能因被告有於銷 售之系爭口服玻尿酸商品外包裝標示與系爭商標相同字樣之 客觀行為,遽認被告有被訴之犯行。此外,檢察官復未提出 其他積極證據,資以證明被告確有公訴意旨所指之犯行,揆 諸首揭規定及說明,本院自應為被告無罪之諭知。 據上論斷,應依刑事訴訟法第301條第1項,判決如主文。 本案經檢察官李侑姿提起公訴,檢察官劉河山到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  24  日          刑事第九庭 法  官 林家伃 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;如未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。 中  華  民  國  114  年  2   月  24  日                書記官  蕭竣升                            附表一 編號 商標圖樣註冊號數 商品類別與商品服務名稱 專用期限 1 第00000000號(分割前000000000) 第5類 敷藥用材料、填牙材料、隱形眼鏡用溶液、醫療用生物製劑、醫療用透明質酸(玻尿酸)、醫用細菌培養基、人體用藥品、西藥之原料藥、眼科用藥、醫用酵素、營養補充品、營養滋補劑、生物試劑、檢驗試劑、醫療診斷用化學製劑。 104年7月1日至114年6月30日 附表二 編號 商標圖樣 註冊號數 商品類別與商品服務名稱 專用期限 1 第00000000號 第3類 化粧品;精油;香水;清潔劑;研磨劑。 第5類 中、西藥;營養補充品。 112年12月1日至122年11月30日 2 第00000000號 第5類 礦物質營養補充品;蛋白質營養補充品;蛋白質膳食補充品;含蛋白質之營養粉;乳酸菌營養補充品;胎盤素營養補充品;燕窩精;纖維膳食補充品;營養補充品;植物萃取營養補充品;代餐營養補充品;維生素營養補充品;維他命營養補充品;綜合維他命營養補充品;酵素營養補充品;蜂王漿膳食補充品;酵母膳食補充品 113年4月1日至123年3月31日 附表三:卷別對照表 卷宗名稱 簡稱 保二(一)(三)刑字第1120002684號卷 警卷 雄檢112年度偵字第27578號影卷 偵卷 雄檢113年度偵續字第7號卷 偵續卷 雄院113年度審智易第13號卷 審智易卷 雄院113年度智易字第10號卷 本院卷

2025-02-24

KSDM-113-智易-10-20250224-1

勞訴
臺灣臺北地方法院

損害賠償(智財)

臺灣臺北地方法院民事裁定 114年度勞訴字第38號 原 告 瑞奧股份有限公司 法定代理人 郭全榮 訴訟代理人 劉仁閔律師 周家偉律師 林禹辰律師 被 告 蔡家瑜 上列當事人間損害賠償(智財)事件,本院裁定如下:   主 文 本件移送智慧財產及商業法院。   理 由 一、按訴訟之全部或一部,法院認為無管轄權者,應依原告之聲 請或依職權以裁定移送於其管轄法院,民事訴訟法第28條第 1項定有明文。次按智慧財產案件之審理,依本法之規定; 本法未規定者,分別依民事訴訟、刑事訴訟或行政訴訟程序 應適用之法律;智慧財產及商業法院組織法第3條第1款、第 4款所定之第一審民事事件,專屬智慧財產法院管轄,且不 因訴之追加或其他變更而受影響。但有民事訴訟法第24條、 第25條所定情形時,該法院亦有管轄權;智慧財產民事事件 之全部或一部,涉及勞動事件法第2條第1項規定之勞動事件 者,專屬智慧財產法院管轄,不適用本法第9條第1項但書之 規定,民國112年2月15日修正公布、112年8月30日施行之智 慧財產案件審理法第2條、第9條第1項、112年8月18日修正 公布、112年8月30日施行之智慧財產案件審理細則(下稱智 審細則)第18條第1項分著明文。再按智慧財產及商業法院 管轄案件如下:一、依專利法、商標法、著作權法、光碟管 理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種 及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審 及第二審民事事件,及依商業事件審理法規定之商業事件, 智慧財產及商業法院組織法第3條第1款亦有明定。末按智慧 財產民事事件,依智慧財產及商業法院組織法第3條第1款、 第4款及本法第9條第1項規定,其範圍為:三、侵權爭議事 件。(一)侵害智慧財產權有關財產權爭議事件,智審細則 第3條第3款第1目規定甚明。是依上述規定,智慧財產及商 業法院(下稱智商法院)對涉及勞動事件之智慧財產民事訴 訟事件,有專屬管轄權。 二、經查,本件原告起訴主張略以:被告經原告資遣後,竟公開 於社群平台揭露原告不欲公開關於行銷技巧等之商業上營業 秘密,洩漏予不特定多數人知悉,已違反兩造簽立之員工服 務及保密合約書(下稱保密合約),應支付懲罰性違約金新 臺幣200萬元,爰依營業秘密法第12條第1項前段、保密合約 第10條、民法第184條第1項前段、第2項規定請求之等語。 核其主張屬請求依營業秘密法所保護之智慧財產權益所生及 侵害智慧財產權有關財產權爭議事件,揆諸前揭規定,應認 係智慧財產民事訴訟事件,而該部分與原告主張其他侵權行 為損害賠償之原因事實不宜割裂;又本件智慧財產民事訴訟 事件為涉及勞動事件法第2條第1項第1款規定基於勞動契約 所生民事爭議之勞動事件,由上,應認本件專屬於智商法院 管轄。從而,原告向無管轄權之本院起訴,顯有違誤,爰依 職權將本件移送該管轄法院即智商法院。 三、依首開法條裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  21  日          勞動法庭  法 官  楊承翰 以上正本係照原本作成。 如對本裁定抗告須於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀,並繳 納抗告費新臺幣1,500元。 中  華  民  國  114  年  2   月  21  日                書記官  馮姿蓉

2025-02-21

TPDV-114-勞訴-38-20250221-2

臺灣臺中地方法院

聲請公司解散

臺灣臺中地方法院民事裁定 113年度司字第69號 聲 請 人 李明振 相 對 人 嘉喜生技有限公司 法定代理人 江國仁 訴訟代理人 許啟龍律師 張雅蘋律師 上列聲請人聲請裁定解散嘉喜生技有限公司事件,本院裁定如下 :   主  文 嘉喜生技有限公司(統一編號:00000000號)裁定解散。 聲請程序費用新臺幣2000元由相對人負擔。   理  由 一、聲請意旨略以:  ㈠相對人嘉喜公司於民國102年10月9日核准設立,於台灣中部 地區經營包裝飲用水製造及銷售等相關業務,資本總額500 萬元,股東有聲請人李明振及江國仁、張生圓3人,由江國 仁任相對人公司之董事。聲請人李明振為相對人嘉喜公司之 股東,持有出資額占出資額比例40%,繼續6個月以上。  ㈡自107年間股東張生圓不法取得相對人營業秘密,並自行在台 中市另行設立水廠公司,搶奪相對人經營市場,相對人經營 不易,持續低迷;現因承租之廠房未經核准工廠設立登記, 經臺中市政府函知,未能繼續於原址經營桶裝水業務,相對 人無力再行搬遷廠房(包含擇定新廠、現場大型機具、拆除 運送及安裝等)。股東三人早因張生圓不法取走客戶資料内 容,動搖互信基礎。董事江國仁3次召集股東會議,均因股 東張生圓惡意不出席,僅有聲請人李明振及江國仁同意解散 相對人,未能達全體股東同意解散。張生圓拒絕出席亦不表 示意見。相對人無力繼續營業,逐日虧損對於股東、客戶及 員工均無益處,為避免股東損失持續擴大及員工權益因無法 營業受到損害,請依公司法第11條規定裁定解散相對人公司 。 二、相對人陳述略以:    ㈠相對人公司自102年間設立,承接訴外人阿波羅包裝飲用水廠 有限公司大雅營運處業務,經營包裝飲用水業務,資本額50 0萬元,股東3位即董事江國仁(出資額比例:16%)、聲請人李 明振(出資額比例:40%)及張生圓(出資額比例:44%)。  ㈡相對人於107年間經股東張生圓不法取得客戶資料,另行於臺 中市開設包裝水公司,並向客户佯裝是相對人搬遷至新址營 業,藉以搶奪市場,致使相對人營運持續低迷,相對人對張 生圓提告違反營業秘密法事件,現由智財及商業法院以112 年度刑智上訴字第13號審理中。  ㈢張生圓於110年至111年間聲請選派檢查人,檢查相對人公司 之帳冊,有鈞院110年度司字第70號、110年度抗字第304號 、臺灣高等法院臺中分院111年度非抗字第266號民事裁定可 稽。  ㈣現相對人收到臺中市政府函文要求相對人停工,並限期完成 工廠登記或另覓其他適可地點設廠。經確認現址無法申請工 廠登記廠證,相對人必須搬遷廠房,然相對人現無資力可搬 遷(包含擇定新廠、廠房現場之大型機具、拆除運送及安裝 等),將來無法繼續營業,事業關閉、逐日虧損對於股東及 員工均無益處,為避免股東損失持續擴大及員工權益受到損 害,因事涉公司未來營運事項,董事於113年6月14日、8月2 8日、9月19日召集全體股東會議,討論公司無資力進行廠房 搬遷、解散、清算事宜,惟張生圓均未到場,亦未表示意見 。  ㈤請審酌相對人無資力搬遷廠房,且股東李明振、江國仁均同 意解散(出資額比例合計達56%,過半數股東同意),張生圓 前拒絕返還品牌商標、不法取得客户資料,另設水廠讓消費 者誤認,使相對人營運受創、持續低迷,另聲請選派檢查人 檢查相對人公司,喪失互信基礎,難期待股東會議共識之可 能性,繼續經營確實有顯著困難。相對人無力搬遷,如勉強 經營,遭強制停工、停水停電、連續處罰,公司倒閉連資遣 費都無力發放,影響員工生計,請裁定准予解散。 三、按公司經營,有顯著困難或重大損害時,法院得據股東之聲 請,於徵詢主管機關意見及目的事業中央主管機關意見,並 通知公司提出答辯後,裁定解散;前項聲請,在股份有限公 司,應有繼續六個月以上持有已發行股份總數百分之十以上 股份之股東提出之,公司法第11條定有明文。又公司裁定解 散事件,法院為裁定前,應訊問利害關係人,非訟事件法第 172條第2項亦著有明文。而公司法第11條所謂公司之經營, 有顯著困難者,例如其目的事業無法進行;所謂公司之經營 ,有重大損害者,例如公司之經營產生重大之虧損者(臺灣 高等法院85年抗字第396號裁定意旨參照)。按有限公司具 有人合公司與資合公司雙重性質,在股東彼此間之關係,偏 重於人合公司之性質;在公司資本方面,偏重於資合公司之 性質。但不論是人合或資合公司之性質,其均為營利社團法 人,其設立及存續均係以營利為目的,非僅以取得或保有法 人人格為其目的。因此,若公司設立後發生無法或難以繼續 從事營利活動者,而影響公司所營事業之成就,已不符合公 司營利之設立目的,即無令其繼續存在之必要。另按公司因 股東意見不合無法繼續營業,而其餘股東又不同意解散時, 公司之股東得依公司法第11條第1項規定,聲請法院裁定解 散(經濟部57年4月26日經商字第14942號函釋參照)。 四、經查:  ㈠聲請人主張相對人公司係有限公司,其成立時資本額為新臺 幣(下同)500萬元,而聲請人係相對人公司之股東,出資 額為200萬元,已占資本額之40%,有相對人公司變更登記表 附卷可佐(見本院卷第55、57頁)。相對人係有限公司,聲 請人具有股東身分,即為適格之聲請人,得依公司法第11條 第1項之規定而為本件聲請,合先敘明。   ㈡本件經向相對人公司之主管機關即臺中市政府徵詢意見,臺 中市政府有於113年12月31日以府授經登字00000000000號函 覆稱:「經查經濟部公司登記與管理系統,旨揭公司核准設 立中;另有關旨揭公司是否有顯著困難或重大損害,本府無 意見。」等語(見本院卷第39頁)。  ㈢相對人到庭表示意見略以:股東張生圓不法取得客戶資料, 另行於臺中市開設包裝水公司,藉以搶奪市場,致使相對人 營運持續低迷,張生圓涉嫌違反營業秘密法案件,現由智財 及商業法院審理中。臺中市政府函文要求相對人停工,並限 期完成工廠登記或另覓其他適可地點設廠,然相對人現無資 力可搬遷。相對人公司召集全體股東會議,討論解散清算事 宜,惟股東張生圓均未到場,亦未表示意見,難期待股東會 議共識之可能性,繼續經營確實有顯著困難。請求裁定解散 等語。另股東張生圓經通知未到庭,亦未表示意見。  ㈣本院審酌相對人公司107年度營業淨利為負47,545元,108、1 09年度營業淨利僅有12,229元、185,253元,彌補虧損後盈 利之情形非佳(見110年度司字第70號民事裁定,本院卷第62 頁)。且因相對人未經核准工廠設立登記,經臺中市政府函 文要求停工,不能繼續經營;後續相對人如無資力可進行擇 定新廠、廠房現場之大型機具、拆除運送及安裝等合法設廠 事項,將來無法繼續營業,將導致虧損日益擴大。又因股東 張生圓涉及違反營業秘密法案件,現由智財及商業法院112 年度刑智上訴字第13號案件審理,股東間齟齬不合,是聲請 人及相對人均認相對人公司已無法繼續經營。而有限公司並 不等同於股份有限公司,其除公司資本外,更重視股東間彼 此之合作關係,因股東張生圓涉嫌違反營業秘密法案件,股 東間互信基礎喪失殆盡,自與有限公司重視股東間彼此合作 關係之人合公司特性有違,由相對人公司及聲請人均已表達 解散之意思,應可認定。  ㈤從而,本院爰斟酌上開主管機關及兩造所提出之資料等一切 事證,認相對人公司之經營,已有業務不能開展之原因,如 再繼續經營,必導致不能彌補之虧損之情形,而認其經營確 已有顯著困難,揆諸首開說明,聲請人等聲請裁定解散相對 人公司,核無不合,應予准許。 五、爰裁定如主文。     中  華  民  國  114  年  2   月   21  日          民事第五庭  法 官 陳僑舫 正本係照原本作成。 如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀,並繳納抗告 費新臺幣1500元。 中  華  民  國  114  年  2   月     日                 書記官 黃俞婷

2025-02-21

TCDV-113-司-69-20250221-1

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