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臺灣橋頭地方法院

賭博

臺灣橋頭地方法院刑事裁定  113年度易字第354號 公 訴 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 董正賢 鍾秉儒 郭柏佑 吳皓偉 彭彧謙 張紫齡 黃靖幃 陳愷立 陳韋志 趙家儀 張家睿 林采瑜 上列被告因賭博案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第11257 號),本院裁定如下:   主 文 本件由受命法官獨任逕以簡易判決處刑。   理 由 一、本案被告董正賢、鍾秉儒、郭柏佑、吳皓偉、彭彧謙、張紫 齡、黃靖幃、陳愷立、陳韋志、趙家儀、張家睿、林采瑜因 賭博案件,經檢察官聲請簡易判決處刑,本院原認不宜簡易 判決處刑之,改依通常程序審理,因被告張紫齡於本院準備 程序中自白犯罪,其餘被告均於偵查中自白犯罪,並有卷存 證據可佐,已足以認定其等犯罪,本院認為宜逕以簡易判決 處刑,爰依刑事訴訟法第449條第1項規定裁定由受命法官獨 任逕以簡易判決處刑。 二、依刑事訴訟法第220條、第449條第2項,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  21  日          刑事第八庭 審判長法 官 林新益                   法 官 張立亭                   法 官 陳俞璇 以上正本證明與原本無異。 不得抗告。 中  華  民  國  114  年  3   月  21  日                 書記官 陳宜軒

2025-03-21

CTDM-113-易-354-20250321-1

臺灣橋頭地方法院

聲請定其應執行刑

臺灣橋頭地方法院刑事裁定                    114年度聲字第181號 聲 請 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 受 刑 人 王益發 現於法務部○○○○○○○○○執行中 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(114年度執聲字第130號),本院裁定如下:   主 文 王益發所犯如附表所示之罪,所處如附表所示之刑,應執行有期 徒刑伍年。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人王益發因違反毒品危害防制條例等18 罪,先後經判決確定如附表,應依刑法第50條、第53條及第 51條第5款,定其應執行之刑,爰依刑事訴訟法第477條第1 項聲請裁定等語。 二、按裁判確定前犯數罪者,併合處罰之,而數罪併罰有二以上 裁判者,應定其應執行之刑,其宣告多數有期徒刑者,於各 刑中之最長期以上,各刑合併之刑期以下,定其刑期,但不 得逾30年,刑法第50條第1項前段、第53條、第51條第5款分 別定有明文。又按刑法第50條規定裁判確定前犯數罪而有該 條第1項但書各款所定「一、得易科罰金之罪與不得易科罰 金之罪。二、得易科罰金之罪與不得易服社會勞動之罪。三 、得易服社會勞動之罪與不得易科罰金之罪。四、得易服社 會勞動之罪與不得易服社會勞動之罪」之情形者,明定不得 併合處罰。惟依該條第2項「前項但書情形,受刑人請求檢 察官聲請定應執行刑者,依第51條規定定之。」之規定,係 賦予受刑人選擇仍按刑法第51條規定以定執行刑之權利。是 於裁判確定前犯數罪,而有刑法第50條第1項但書各款所列 情形者,除受刑人請求檢察官聲請定應執行刑者外,不得併 合處罰,亦即受刑人於裁判確定前所犯數罪,兼有得易科罰 金之罪與不得易科罰金之罪時,是否依刑法第51條定其應執 行刑,繫乎受刑人之請求與否,而非不問受刑人之利益與意 願,一律併合處罰。另數罪併罰,應依分別宣告其罪之刑為 基礎,定其應執行刑,此觀刑法第51條規定自明,故一裁判 宣告數罪之刑,雖曾經定其執行刑,但如再與其他裁判宣告 之刑定其執行刑時,前定之執行刑當然失效,仍應以其各罪 宣告之刑為基礎,定其應執行刑。至法律上屬於自由裁量事 項,尚非概無法律性之拘束,在法律上有其外部界限及內部 界限。前者法律之具體規定,使法院得以具體選擇為適當裁 判,此為自由裁量之外部界限。後者法院為自由裁量時,應 考量法律之目的,法律秩序之理念所在,此為自由裁量之內 部界限。法院為裁判時,二者均不得有所踰越。在數罪併罰 而有二裁判以上,應定其應執行刑之案件,法院所為刑之酌 定,固屬自由裁量事項,然對於法律之內、外部界限,仍均 應受其拘束(最高法院91年度台非字第32號、92年度台非字 第187號判決意旨參照)。 三、查受刑人所犯如附表所示之罪,業經臺灣嘉義地方法院(下 稱嘉義地院)及本院先後判處如附表所示之刑,並於如附表 所示之日期分別確定在案,有法院前案紀錄表及各該刑事判 決各1份在卷可稽。又受刑人所犯如附表編號1、2所示之罪 係得易科罰金之罪,其餘如附表編號3至18所示之罪則係不 得易科罰金之罪,合於刑法第50條第1項但書之情形,惟受 刑人就附表所示之罪,已聲請檢察官合併定其應執行之刑, 此有受刑人聲請書1份附卷可稽,本院審核受刑人所犯如附 表所示之罪,均係於附表編號1所示判決確定日期前為之, 從而,檢察官向犯罪事實最後判決之法院即本院聲請定其應 執行之刑,本院審核認為正當,應予准許。復受刑人所犯如 附表編號1、2所示之罪,前經本院以114年度聲字第36號裁 定定應執行有期徒刑4月確定,有上開法院前案紀錄表及刑 事裁定各1份在卷可憑,參照前揭說明,受刑人既有如附表 所示之罪應定其應執行之刑,則前揭所定應執行之刑即當然 失效,本院自可更定如附表所示之罪應執行之刑。而本院定 其應執行之刑不得逾越刑法第51條第5款所定外部界限,即 不得重於附表編號1至18所示18罪之宣告刑總和(即有期徒 刑18年2月),亦應受內部界限拘束,即不得重於上開所定 應執行刑及其餘所示宣告刑之總合(即有期徒刑18年1月) ,復參酌受刑人就本件定應執行刑先後表示「希望法院從輕 量刑」、「無意見」等語,此有上開受刑人聲請書及臺灣橋 頭地方法院傳真詢問單各1份在卷可佐,並衡酌受刑人所犯 如附表所示之罪,附表編號3至17均為參與同一詐欺集團, 負責提領、轉交詐騙款項而構成三人以上共同犯詐欺取財罪 ,係於民國112年12月3日、同年月5日、同年月13日侵害共1 5名被害人之個人財產法益,另附表編號1、2均為施用第二 級毒品罪,與附表編號18所示販賣第二級毒品未遂罪,固均 屬違反毒品危害防制條例案件,惟二者行為態樣、手段、動 機不相同,犯罪時間亦有間隔,暨整體犯罪非難評價、實現 整體刑法目的、刑罰經濟功能、對被告施以矯正之必要性、 刑法第51條第5款規定之外部限制及法律秩序之理念所在之 內部限制等情綜合判斷,爰就受刑人所犯如附表所示之罪, 定其應執行之刑如主文所示。 四、又按數罪併罰中之一罪,依刑法規定得易科罰金,若因與不 得易科之他罪併合處罰結果而不得易科罰金時,原可易科罰 金部分所處之刑,自亦無庸為易科罰金折算標準之記載(司 法院大法官會議第144號、第679號解釋意旨參照)。本件受 刑人所犯如附表編號1、2所示之罪原得易科罰金,惟因與如 附表編號3至18所示不得易科罰金之罪併合處罰,均不得易 科罰金,揆諸前揭說明,本院自無庸為易科罰金折算標準之 諭知。 據上論斷,依刑事訴訟法第477條第1項,刑法第50條第2項、第5 3條、第51條第5款,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  20  日          刑事第八庭 法 官  陳俞璇 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後10日內,向本院提出抗告狀(須 附繕本),並敘明抗告之理由。 中  華  民  國  114  年  3   月  20  日                書記官 陳宜軒 附表:    編  號 1 2 3 罪  名 施用第二級毒品罪 施用第二級毒品罪 三人以上共同犯詐欺取財罪 宣 告 刑 有期徒刑2月,如易科罰金,以新臺幣1,000元折算1日 有期徒刑3月,如易科罰金,以新臺幣1,000元折算1日 有期徒刑1年1月 犯  罪 日  期 113年2月6日16時35分為警採尿時起回溯72小時內之某時許 113年2月29日21時45分為警採尿時起回溯72小時內之某時許 112年12月3日 最 後 事 實 審 法院 臺灣橋頭地方法院 臺灣橋頭地方法院 嘉義地院 案號 113年度簡字第1387號 113年度簡字第1866號 113年度金訴字第391號 判決 日期 113年5月28日 113年8月23日 113年10月30日 確定 判 決 法院 臺灣橋頭地方法院 臺灣橋頭地方法院 嘉義地院 案號 113年度簡字第1387號 113年度簡字第1866號 113年度金訴字第391號 判決 確定 日期 113年7月12日 113年12月17日 113年12月10日 是否為得易科罰金之案件 是 是 否 備  註 臺灣橋頭地方檢察署 113年度執字第3828號 臺灣橋頭地方檢察署 114年度執字第175號 臺灣嘉義地方檢察署 113年度執字第4850號 編號1、2所示之罪應執行有期徒刑4月。 編  號 4 5 6 罪  名 三人以上共同犯詐欺取財罪 三人以上共同犯詐欺取財罪 三人以上共同犯詐欺取財罪 宣 告 刑 有期徒刑1年1月 有期徒刑1年1月 有期徒刑1年1月 犯  罪 日  期 112年12月3日 112年12月3日 112年12月5日 最 後 事 實 審 法院 嘉義地院 嘉義地院 嘉義地院 案號 113年度金訴字第391號 113年度金訴字第391號 113年度金訴字第391號 判決 日期 113年10月30日 113年10月30日 113年10月30日 確定 判 決 法院 嘉義地院 嘉義地院 嘉義地院 案號 113年度金訴字第391號 113年度金訴字第391號 113年度金訴字第391號 判決 確定 日期 113年12月10日 113年12月10日 113年12月10日 是否為得易科罰金之案件 否 否 否 備  註 臺灣嘉義地方檢察署 113年度執字第4850號 臺灣嘉義地方檢察署 113年度執字第4850號 臺灣嘉義地方檢察署 113年度執字第4850號 編  號 7 8 9 罪  名 三人以上共同犯詐欺取財罪 三人以上共同犯詐欺取財罪 三人以上共同犯詐欺取財罪 宣 告 刑 有期徒刑1年1月 有期徒刑1年1月 有期徒刑1年1月 犯  罪 日  期 112年12月13日 112年12月13日 112年12月5日 最 後 事 實 審 法院 嘉義地院 嘉義地院 嘉義地院 案號 113年度金訴字第391號 113年度金訴字第391號 113年度金訴字第391號 判決 日期 113年10月30日 113年10月30日 113年10月30日 確定 判 決 法院 嘉義地院 嘉義地院 嘉義地院 案號 113年度金訴字第391號 113年度金訴字第391號 113年度金訴字第391號 判決 確定 日期 113年12月10日 113年12月10日 113年12月10日 是否為得易科罰金之案件 否 否 否 備  註 臺灣嘉義地方檢察署 113年度執字第4850號 臺灣嘉義地方檢察署 113年度執字第4850號 臺灣嘉義地方檢察署 113年度執字第4850號 編  號 10 11 12 罪  名 三人以上共同犯詐欺取財罪 三人以上共同犯詐欺取財罪 三人以上共同犯詐欺取財罪 宣 告 刑 有期徒刑1年1月 有期徒刑1年1月 有期徒刑1年1月 犯  罪 日  期 112年12月13日 112年12月3日 112年12月3日 最 後 事 實 審 法院 嘉義地院 嘉義地院 嘉義地院 案號 113年度金訴字第391號 113年度金訴字第391號 113年度金訴字第391號 判決 日期 113年10月30日 113年10月30日 113年10月30日 確定 判 決 法院 嘉義地院 嘉義地院 嘉義地院 案號 113年度金訴字第391號 113年度金訴字第391號 113年度金訴字第391號 判決 確定 日期 113年12月10日 113年12月10日 113年12月10日 是否為得易科罰金之案件 否 否 否 備  註 臺灣嘉義地方檢察署 113年度執字第4850號 臺灣嘉義地方檢察署 113年度執字第4850號 臺灣嘉義地方檢察署 113年度執字第4850號 編  號 13 14 15 罪  名 三人以上共同犯詐欺取財罪 三人以上共同犯詐欺取財罪 三人以上共同犯詐欺取財罪 宣 告 刑 有期徒刑1年1月 有期徒刑1年1月 有期徒刑1年1月 犯  罪 日  期 112年12月3日 112年12月3日 112年12月3日 最 後 事 實 審 法院 嘉義地院 嘉義地院 嘉義地院 案號 113年度金訴字第391號 113年度金訴字第391號 113年度金訴字第391號 判決 日期 113年10月30日 113年10月30日 113年10月30日 確定 判 決 法院 嘉義地院 嘉義地院 嘉義地院 案號 113年度金訴字第391號 113年度金訴字第391號 113年度金訴字第391號 判決 確定 日期 113年12月10日 113年12月10日 113年12月10日 是否為得易科罰金之案件 否 否 否 備  註 臺灣嘉義地方檢察署 113年度執字第4850號 臺灣嘉義地方檢察署 113年度執字第4850號 臺灣嘉義地方檢察署 113年度執字第4850號 編  號 16 17 18 罪  名 三人以上共同犯詐欺取財罪 三人以上共同犯詐欺取財罪 販賣第二級毒品未遂罪 宣 告 刑 有期徒刑1年1月 有期徒刑1年1月 有期徒刑1年6月 犯  罪 日  期 112年12月5日 112年12月5日 112年5月8日 最 後 事 實 審 法院 嘉義地院 嘉義地院 臺灣橋頭地方法院 案號 113年度金訴字第391號 113年度金訴字第391號 112年度訴字第393號 判決 日期 113年10月30日 113年10月30日 113年12月9日 確定 判 決 法院 嘉義地院 嘉義地院 臺灣橋頭地方法院 案號 113年度金訴字第391號 113年度金訴字第391號 112年度訴字第393號 判決 確定 日期 113年12月10日 113年12月10日 114年1月8日 是否為得易科罰金之案件 否 否 否 備  註 臺灣嘉義地方檢察署 113年度執字第4850號 臺灣嘉義地方檢察署 113年度執字第4850號 臺灣橋頭地方檢察署 114年度執字第475號

2025-03-20

CTDM-114-聲-181-20250320-1

臺灣橋頭地方法院

聲請定其應執行刑

臺灣橋頭地方法院刑事裁定  114年度聲字第143號 聲 請 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 受 刑 人 黃家福 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(聲請案號:114年度執聲字第90號),本院裁定如下:   主 文 黃家福所犯如附表所示之罪,所處如附表所示之刑,應執行有期 徒刑陸月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人黃家福因竊盜等2罪,先後經判決確 定如附表,應依刑法第50條、第53條及第51條第5款,定其 應執行之刑,爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定等語。 二、按裁判確定前犯數罪者,併合處罰之;數罪併罰,有二裁判 以上者,依第51條之規定,定其應執行之刑;宣告多數有期 徒刑者,於各刑中之最長期以上,各刑合併之刑期以下,定 其刑期,但不得逾30年,刑法第50條第1項前段、第53條、 第51條第5款分別定有明文。再按同一被告所犯數罪倘均為 最早判決確定日前所犯者,即合乎定應執行刑之要件,與各 罪是否已執行完畢無關。縱其中一罪已先執行完畢,亦不影 響檢察官得就各罪聲請合併定其應執行刑,檢察官仍應依法 聲請犯罪事實最後判決之法院裁定,然後再依所裁定之執行 刑,換發指揮書併合執行,其前已執行之有期徒刑部分,僅 應予扣除之問題(最高法院90年度台非字第340號、95年度 台非字第320號及104年度台抗字第406號裁判要旨參照)。 三、查受刑人所犯如附表所示之罪,業經臺灣高雄地方法院(下 稱高雄地院)及本院先後判處如附表所示之刑,並於如附表 所示之日期分別確定在案,有法院前案紀錄表及各該刑事判 決各1份在卷可稽。茲檢察官聲請定其應執行刑,本院審核 受刑人所犯如附表所示之罪,均係於附表編號1所示判決確 定日期前為之,從而,檢察官向犯罪事實最後判決之法院即 本院聲請定其應執行之刑,本院審核認為正當,應予准許。 審酌受刑人所犯如附表所示之罪均為徒手竊取他人財物之普 通竊盜罪,犯罪類型、侵害法益、行為態樣、手段、動機均 相似,惟犯罪時間相距2月餘,各罪仍具獨立性,暨整體犯 罪非難評價、實現整體刑法目的、刑罰經濟功能、對被告施 以矯正之必要性、刑法第51條第5款規定之外部限制及法律 秩序之理念所在之內部限制,並依刑事訴訟法第477條第3項 之規定,函請受刑人於函到5日內針對本件定應執行刑表示 意見,逾期未陳報視為無意見,受刑人迄今未回覆等情,有 本院114年2月10日橋院甯刑匡114聲143字第1141002079號函 (稿)及送達證書附卷可考,爰就受刑人所犯如附表所示之 罪,定其應執行之刑如主文所示,並諭知易科罰金之折算標 準。至受刑人所犯如附表編號1所示之罪,業已執行完畢, 有上開法院前案紀錄表1份在卷可查,應由檢察官於指揮執 行時扣除之,附此敘明。 據上論斷,依刑事訴訟法第477條第1項,刑法第50條第1項前段 、第53條、第51條第5款、第41條第1項前段,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  20  日          刑事第八庭 法 官 陳俞璇 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後10日內,向本院提出抗告狀(須 附繕本),並敘明抗告之理由。 中  華  民  國  114  年  3   月  20  日                 書記官 陳宜軒      附表: 編  號 1 2 罪  名 竊盜罪 竊盜罪 宣 告 刑 有期徒刑4月,如易科罰金,以新臺幣1,000元折算1日 有期徒刑3月,如易科罰金,以新臺幣1,000元折算1日 犯  罪 日  期 112年6月4日 112年3月26日 最 後 事 實 審 法院 高雄地院 臺灣橋頭地方法院 案號 112年度簡字第2935號 113年度簡上字第126號 判決 日期 112年11月30日 113年10月25日 確定 判 決 法院 高雄地院 臺灣橋頭地方法院 案號 112年度簡字第2935號 113年度簡上字第126號 判決 確定 日期 113年1月3日 113年12月10日 是否為得易科罰金之案件 是 是 備  註 臺灣高雄地方檢察署 113年度執字第960號 (已執畢) 臺灣橋頭地方檢察署 113年度執字第6440號

2025-03-20

CTDM-114-聲-143-20250320-1

臺灣橋頭地方法院

聲請定其應執行刑

臺灣橋頭地方法院刑事裁定  114年度聲字第209號 聲 請 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 受 刑 人 張景欽 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(114年度罰執聲字第10號),本院裁定如下:   主 文 聲請駁回。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人張景欽因犯如附表所示之罪,先後判 決確定如附表所示之刑,爰依刑事訴訟法第477條第1項及刑 法第50條、第53條、第51條第7款規定,聲請定其應執行之 刑等語。 二、依刑法第53條及第54條應依刑法第51條第5款至第7款之規定 ,定其應執行之刑者,由該案犯罪事實最後判決之法院對應 之檢察署檢察官,備具繕本,聲請該法院裁定之。故數罪併 罰定執行刑之裁定,以各犯罪事實中最後判決法院為管轄法 院,此所謂最後判決之法院,係指最後審理事實之法院而言 (最高法院104年度台抗字第281號裁定意旨參照)。 三、經查,受刑人所犯如附表所示之罪,先後經法院判決如附表 所示之刑。其中編號2所示之罪,係經臺灣高等法院高雄分 院(聲請書誤載為臺灣高院)為實體審理後,判處受刑人罪 刑確定,此有上開判決、法院前案紀錄表在卷可按,故最後 審理事實之法院應係附表編號2所示之臺灣高等法院高雄分 院,檢察官誤向本院聲請,於法不合,應予駁回。 四、依刑事訴訟法第220條,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  20  日          刑事第八庭 法 官 陳俞璇 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於送達後10日內,向本院提出抗告狀。 中  華  民  國  114  年  3   月  20  日                 書記官 陳宜軒 附表  編  號 1 2 罪  名 毀損罪 槍砲彈藥刀械管制條例非法持有可發射子彈具殺傷力槍枝等罪 宣 告 刑 罰金新臺幣10,000元 有期徒刑4年,併科罰金新臺幣200,000元 犯  罪 日  期 110年5月6日 108年10月2日前某時 最 後 事 實 審 法院 橋頭地院 臺灣高等法院高雄分院 案號 110年度簡字第1946號 110年度上訴字第881號 判決 日期 111年2月18日 111年6月7日 確定 判 決 法院 橋頭地院 最高法院 案號 110年度簡字第1946號 111年度台上字第4147號 判決 確定 日期 111年3月30日 111年10月6日 備  註 臺灣橋頭地方檢察署 111年度罰執字第68號 臺灣橋頭地方檢察署 111年度執字第4795號

2025-03-20

CTDM-114-聲-209-20250320-1

單禁沒
臺灣橋頭地方法院

聲請單獨宣告沒收違禁物

臺灣橋頭地方法院刑事裁定  114年度單禁沒字第37號 聲 請 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 林永仁 上列聲請人因被告違反毒品危害防制條例案件,聲請單獨宣告沒 收違禁物(114年度聲沒字第6號),本院裁定如下:   主 文 扣案之第一級毒品海洛因壹包(含包裝袋壹只,驗後淨重零點貳 參公克)、第二級毒品甲基安非他命壹包(含包裝袋壹只,驗後 淨重為零點伍壹貳公克)均沒收銷燬。   理 由 一、聲請意旨略以:被告林永仁因違反毒品危害防制條例案件, 經臺灣橋頭地方檢察署檢察官以111年度毒偵字第79號簽結 在案,被告經查扣之海洛因1包(驗後淨重0.23克)、甲基 安非他命1包(驗後淨重為0.512公克),經送鑑定確認含有 第一級毒品海洛因、第二級毒品甲基安非他命,均屬違禁物 ,爰依毒品危害防制條例第18條第1項前段及刑法第40條第2 項規定,聲請宣告沒收銷燬等語。 二、按違禁物或專科沒收之物得單獨宣告沒收;查獲之第一、二 級毒品及專供製造或施用第一、二級毒品之器具,不問屬於 犯人與否,均沒收銷燬之,刑法第40條第2項及毒品危害防 制條例第18條第1項前段分別定有明文。 三、查被告前因施用毒品犯行(下稱前案),經本院以110年度 毒聲字第512號裁定送觀察、勒戒後,認無繼續施用毒品之 傾向而於民國111年1月28日出所等情,有法院前案紀錄表在 卷可憑,而被告於110年12月22日上午6時至7時許,施用第 二級毒品甲基安非他命之本案犯行(見臺灣橋頭地方檢察署 111年度毒偵字第79號卷),就施用毒品犯行因係於前案觀 察、勒戒前所為,為上開觀察、勒戒處分效力所及,而為臺 灣橋頭地方檢察署逕予簽結,有該逕予簽結之簽呈在卷可參 。又該案所扣得白色結晶1包及白色粉末1包,經送驗結果分 別含第二級毒品甲基安非他命、第一級毒品海洛因成分,有 高雄市立凱旋醫院111年2月15日高市凱醫驗字第71684號濫 用藥物成品檢驗鑑定書存卷可證,足認確均係違禁物無訛, 另上開毒品包裝袋其上殘留微量毒品難以析離且無析離實益 ,應與毒品整體同視一併依毒品危害防制條例第18條第1項 前段規定宣告沒收銷燬。至送驗耗損部分毒品既已滅失,爰 不另宣告沒收銷燬。是本件聲請核與前揭規定相符,應予准 許。 四、應依刑事訴訟法第455條之36第2項,刑法第40條第2項,毒 品危害防制條例第18條第1項前段,裁定如主文。  中  華  民  國  114  年  3   月  20  日          刑事第八庭 法 官 陳俞璇 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於送達後10日內,向本院提出抗告狀。 中  華  民  國  114  年  3   月  20  日                書記官 陳宜軒

2025-03-20

CTDM-114-單禁沒-37-20250320-1

金易
臺灣橋頭地方法院

洗錢防制法等

臺灣橋頭地方法院刑事判決  113年度金易字第189號 公 訴 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 劉玉銀 上列被告因洗錢防制法等案件,經檢察官提起公訴(112年度偵 緝字第1340號),本院判決如下:   主 文 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年捌月。    事 實 一、丙○○可預見將自己金融機構帳戶提供他人使用,他人可能利 用所提供之帳戶遂行詐欺取財之犯罪行為,以之作為收受、 提領詐欺犯罪所得使用,且委由他人至銀行提款,常與詐欺 取財之財產犯罪密切相關,提領款項之目的係在於取得詐欺 所得贓款,提領後即產生遮斷資金流動軌跡,而藉此掩飾犯 罪所得之真正去向,足以妨礙國家偵查機關對於詐欺犯罪所 得之追查,竟不違背其本意,基於三人以上共同詐欺取財及 洗錢之不確定故意,於民國111年7月27日前某日,以不詳方 式提供其申設之上海商業儲蓄銀行帳號000-00000000000000 號帳戶(下稱本案帳戶)存摺、提款卡(含密碼)及網路銀 行帳號、密碼予真實姓名不詳,綽號「小胖」之人使用。嗣 詐欺集團不詳成員於111年6月間,以Line通訊軟體暱稱「Li ly-2」帳號,向丁○謊稱下載「元宏投顧」APP投資股票等語 ,致丁○陷於錯誤,於111年7月27日15時11分許,在臺北市 「元大銀行南京東路分行」,匯款新臺幣(下同)300萬元 至本案帳戶,而詐欺得逞後,詐欺集團3名不詳成員先以手 機操作行動銀行跨行轉出19萬9,005元、20萬0,005元至其它 帳戶,再由丙○○依「小胖」之指示及詐騙集團3名不詳成員 接送,於同月28日臨櫃提領260萬0,944元後,轉交予該詐欺 集團內之不詳成員,以此方式製造金流斷點而掩飾或隱匿該 等犯罪所得之去向、所在,並足以妨礙國家偵查機關對於詐 欺犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。嗣丁○發現 受騙,乃報警處理,經警循線追查後,始知悉上情。 二、案經丁○訴由基隆市警察局第二分局報告臺灣橋頭地方檢察 署檢察官偵查起訴。   理 由 壹、證據能力   本判決下述所引用被告以外之人於審判外之陳述,檢察官、 被告丙○○於本院準備程序中均同意有證據能力(金易卷第48 頁),本院復斟酌該等證據(含供述、非供述證據),並無 任何違法取證之不適當情形,亦無顯有不可信之情況,且經 本院於審理期日提示予檢察官、被告辨認、宣讀或告以要旨 而為合法調查,以之作為證據使用係屬適當,且與本案待證 事實具有關聯性,自得採為認定事實之證據。 貳、實體部分 一、認定犯罪事實所憑之證據及理由   訊據被告固坦承有將其申辦之本案帳戶資料提供予綽號「小 胖」之人使用,並依指示提領款項後轉交予他人等事實,惟 否認有何三人以上詐欺及洗錢之犯行,辯稱:我也是受害者 ,我只是把帳戶借給「小胖」匯款,「小胖」打電話說會有 人來載我去領錢,領錢的前一天我被帶去在汽車旅館,隔天 就有人載我去領錢等語,經查:  ㈠本案帳戶係被告所申辦及使用,並依綽號「小胖」之人之指 示,先於111年7月26日辦理本案帳戶之網路銀行及設定數個 約定帳戶資料後,再以不詳方式提供本案帳戶資料予「小胖 」使用,而綽號「小胖」所屬詐欺集團之不詳成員於111年6 月間,即以Line通訊軟體暱稱「Lily-2」帳號,向丁○謊稱 下載「元宏投顧」APP投資股票等語,致丁○陷於錯誤,於同 年7月27日15時11分許,在臺北市「元大銀行南京東路分行 」,匯款300萬元至本案帳戶後,由詐欺集團3名不詳成員操 作網路銀行跨行轉出19萬9,005元、20萬0,005元至其它帳戶 ,再由被告依指示及詐欺集團3名不詳成員接送,於同月28 日臨櫃提領260萬0,944元,轉交予詐欺集團不詳成員等情, 業據被告供認在卷,核與證人丁○於警詢時之證述相符,並 有本案帳戶之客戶基本資料、台幣活期存款往來明細、電子 銀行服務申請暨異動申請書及告訴人之元大銀行國內匯款申 請書附卷可憑,此部分之事實,應堪認定。  ㈡被告雖以前揭情詞置辯,惟查:  ⒈按刑法上之故意,分直接故意(確定故意)與間接故意(不 確定故意),行為人對於構成犯罪之事實,明知並有意使其 發生者,為直接故意,行為人對於構成犯罪之事實,預見其 發生而其發生並不違背其本意者,為間接故意,此觀刑法第 13條之規定甚明。又金融帳戶乃個人理財工具,具強烈屬人 性及隱私性,自以本人保管使用為原則,且依我國現狀,申 設帳戶並無任何特殊限制,並可於不同金融機構申請數個帳 戶使用,又金融機構眾多,一般人均可自由提領款項,是倘 非欲為不法用途,或有密切或特殊信賴之關係,或因一時急 需等例外之突發情由,任何人當無使用他人帳戶或委請他人 代為提款之理。又近年來詐欺集團利用人頭帳戶詐騙他人財 物並旋即提領、轉匯、轉交以逃避查緝之案件屢見不鮮,復 廣為媒體報導並幾經政府宣傳,此當為具有正常智識者在一 般社會生活中所應有之認識。況倘將款項隨意匯入他人帳戶 內,將有遭人提領一空招致損失之風險,又若任意委請他人 代為提款,亦將有遭人侵吞款項之可能,故若帳戶內之款項 來源正當,實無將款項匯入他人帳戶再委請他人代為提領後 交付與己之必要,是若遇刻意將款項匯入他人帳戶,再委託 他人代為提領款項之情形,依一般人之社會生活經驗,即當 心生合理懷疑所匯入之款項可能係詐欺所得等不法來源,且 該等不法來源於提領、轉匯、轉交後,將難以追查而掩飾、 隱匿去向。  ⒉被告於偵查時供稱:小胖即甲○○說要借我的帳戶匯款,並要 我去銀行申請轉帳,也有跟我說他公司的人會來載我去領錢 等語(偵二卷第42、75頁),然證人甲○○於本院審理時證稱 :我是在吳志山的汽車保養廠認識被告,當時我有介紹被告 去跟小額借貸的人借錢,但我不知道對方怎麼跟被告說的, 我跟他們也不認識,我也不知道被告被人載去汽車旅館,我 只有提供小額借款的人電話給被告,被告沒有拿銀行帳戶給 我,我也沒有叫被告去辦理約定轉帳帳戶,後續被告怎麼跟 小額借貸的人聯絡我不清楚等語 (金易卷第86至91頁);證 人吳志山於偵查時證稱:被告是在我開的保養廠做臨時工, 甲○○是我的客戶,被告有幫甲○○修理車子,被告與甲○○私下 的事情我沒有理會,我也沒看到被告有將銀行簿子給甲○○等 語(偵二卷第73至74頁),是證人甲○○否認有向被告收取本 案帳戶資料及指示被告去銀行辦理約定轉帳帳戶,僅係介紹 被告認識小額借款之人,而證人吳志山亦證稱並未看見被告 將銀行存摺提供給甲○○,則被告所稱將本案帳戶資料借予甲 ○○匯款一詞,已難盡信。  ⒊又被告於案發時已為48歲之成年人,自述高職畢業,從事鐵 工,之前有開過修車廠(偵二卷第17頁,金易卷第96頁), 其係智識正常且具相當社會經驗之成年人,就上開不可任意 將涉及個人隱私之金融帳戶資料提供予他人乙事本無不知之 理,且其於本院準備程序時供稱:當初將帳戶交給「小胖」 時不知道真實姓名,我沒有辦法聯繫到他、對方說要給我報 酬3萬元,我才出借帳戶的等語(偵二卷第42頁,金易卷第45 至46頁),顯然被告與綽號「小胖」之人在案發前甫認識不 久,毫無深刻情誼、信賴關係,卻輕率依他人指示辦理帳戶 之網路銀行及設定約定轉帳帳戶後,又將具私密性、專屬性 帳戶資料提供予對方,並提供網路銀行帳號密碼供對方操作 任意使用,僅因對方提出高額報酬,即在全然不知匯入其帳 戶不明鉅額款項,未經查證來源明細之情況下,即貿然配合 將上開匯入其帳戶不明鉅額提領交付他人,且被告對於所交 付帳戶之對象毫無所悉,亦未加以查證,顯見被告應係因貪 圖高額之報酬利益,所為於己身又無所損失,便選擇漠視可 能成為不法財產犯罪共犯之風險,抱持縱參與詐欺取財及洗 錢犯罪,仍在所不惜之無謂心態,決意依指示提供帳戶及配 合提款,堪認被告就其本案帳戶可能遭持以從事詐欺取財犯 罪或藉此作為掩飾、隱匿其犯罪所得財物之去向及所在之用 乙事有所預見,已難諉為不知。況被告於偵查及本院審理時 均自承:「小胖」在修車廠跟我借帳戶的時候,因為怕被監 視器拍到,所以把我叫到外面,「小胖」打電話叫我去銀行 辦理約定轉帳帳戶,我那時候覺得怪怪的,辦理約定轉帳戶 的那些人我都不認識、我覺得怪怪的才把帳戶結清、小胖說 他簿子有瑕疵不能辦約定帳戶,我去銀行領錢時,銀行有打 電話給派出所說我不能領錢,警察也有跟我說我的帳戶借別 人會涉嫌詐欺及洗錢等語(偵二卷第42、75頁,金易卷第46 、95頁),是被告依指示設定約定轉帳帳戶時已知悉可能係 從事不法行為,仍交付予真實姓名不詳之「小胖」,已可預 見取得並使用其帳戶者顯有可能作為犯罪之用,仍容任對方 使用本案中信帳戶作違法使用,縱淪為與他人共同實施詐欺 犯罪之用及因此產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處 罰之效果,相較於其自身利益,顯然較不關心而不違背其本 意,與毫無犯罪認識純粹因受騙而交付之情形尚屬有別。況 被告前往銀行領款時,因得知其帳戶可能涉有詐欺、洗錢, 仍以結清帳戶之方式提領款項,此為被告所自承(金易卷第 95頁),並有交易明細可佐(偵一卷第23頁),是被告主觀 上對於其行為可能涉犯洗錢、詐欺犯罪,並非毫無認識,故 被告本案係基於三人以上詐欺取財及洗錢之不確定故意之犯 意聯絡而提供帳戶,並依不詳之人之指示提領款項進而洗錢 等事實,均堪以認定。是被告辯稱其也是被害人,帳戶是被 騙等語,並不足採。  ⒋另本案被告雖未參與詐騙告訴人之犯行,而僅參與提供帳戶 並擔任取款之工作,惟其於本院審理時自承:跟我見面及載 我去領錢的總共有3個不同的年輕人等語(金易卷第95頁) ,則本案參與詐欺取財犯行之人數,顯已達三人以上,被告 主觀上應具有三人以上共同詐欺取財及洗錢之不確定故意認 識,而與前述身分不詳之人既為詐騙告訴人而彼此分工,堪 認係在合同意思範圍內,各自分擔犯罪行為之一部,並相互 利用他人之行為,以達犯罪之目的,參諸上開說明,被告自 應就所參與犯行,負共同正犯之責任。  ⒌綜上所述,堪認被告前揭所為辯解,核屬事後企圖卸責之詞 ,不足採信。從而,本案事證已臻明確,被告上開所為犯行 ,應堪予認定。 二、論罪科刑  ㈠新舊法比較  ⒈按行為後法律有變更者,適用行為時之法律,但行為後之法 律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法第2 條第1項定有明文。而同種之刑,以最高度之較長或較多者 為重,最高度相等者,以最低度之較長或較多者為重,同法 第35條第2項亦有明定。又法律變更之比較,應就罪刑有關 之法定加減原因與加減例等一切情形,綜其全部罪刑之結果 而為比較,且應以具體個案分別依照新舊法檢驗,以新舊法 運用於該個案之具體結果,定其比較適用之結果。至於易科 罰金、易服社會勞動服務等易刑處分,因牽涉個案量刑裁量 之行使,必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之 宣告刑後,方就各該易刑處分部分決定其適用標準,故於決 定罪刑之適用時,不列入比較適用之範圍(最高法院113年 度台上字第2720號判決意旨參照)。  ⒉查被告行為後所適用之洗錢防制法第23條即修正前第16條於1 12年6月14日修正,並自同年月16日起生效施行,該條與洗 錢防制法第19條即修正前第14條均於113年7月31日修正公布 ,並自同年0月0日生效施行。而修正前洗錢防制法第14條第 1項規定:「有第二條各款所列洗錢行為者,處七年以下有 期徒刑,併科新臺幣五百萬元以下罰金。」修正後則移列為 同法第19條第1項規定:「有第二條各款所列洗錢行為者, 處三年以上十年以下有期徒刑,併科新臺幣一億元以下罰金 。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者,處六月 以上五年以下有期徒刑,併科新臺幣五千萬元以下罰金。」 並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。另 關於自白減刑規定,洗錢防制法前於112年6月14日即曾修正 過乙次(即於被告行為後,自白減刑規定共經2次修正)。 被告行為時有效之112年6月14日修正前第16條第2項原規定 :「犯前二條之罪,在偵查或審判中自白者,減輕其刑」( 下稱行為時法);第一次修正(112年6月14日)後改規定: 「犯前四條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,減輕其刑 」(下稱中間法);嗣第二次修正(113年7月31日)後之現 行法則將自白減刑規定移列至第23條第3項前段,其規定: 「犯前四條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,如有所得 並自動繳交全部所得財物者,減輕其刑」(下稱裁判時法) 。本案被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元,且被告於 偵查及審理中均否認犯行,無前開減刑規定之適用,依前開 說明,行為時法及中間法之處斷刑範圍均為有期徒刑2月以 上7年以下,新法之處斷刑範圍則為有期徒刑6月以上5年以 下,依刑法第35條第2項之規定,應認現行洗錢防制法之規 定較有利於被告,特此敘明。  ㈡核被告所為,係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般 洗錢罪。  ㈢被告與真實姓名年籍不詳詐欺集團成員,就本案犯行有犯意 聯絡及行為分擔,應依刑法第28條,論以共同正犯。  ㈣被告所為之犯行,係以一行為同時觸犯數罪名,為想像競合 犯,應依刑法第55條前段規定,從一重之三人以上共同詐欺 取財罪處斷。  ㈤至起訴書固漏載被告與本件詐欺集團成員為三人以上對告訴 人為詐欺取財,公訴意旨亦漏未論及刑法第339條之4第1項 第2款之三人以上共同詐欺取財罪等情,惟此部分事實與起 訴部分有後述想像競合之裁判上一罪關係,為本件起訴效力 所及,本院自得併予審理,且經本院告知被告刑法339條之4 第1項第2款之罪名,而無礙於被告防禦權之行使,爰依刑事 訴訟法第300條規定變更起訴法條審理。  ㈥爰以行為人之責任為基礎,審酌被告不思合法途徑或覓得正 當職業獲取所需,竟與本案詐欺集團共犯加重詐欺取財及洗 錢犯行,影響社會治安及正常交易秩序,漠視他人財產法益 ,不僅造成執法機關不易查緝犯罪行為人,亦將使告訴人求 償困難,更助長社會犯罪風氣,破壞人際往來之信任感,所 為殊值非難;考量被告犯後始終否認犯行,且迄未與告訴人 達成和解或調解以填補其損害之犯後態度;再參酌其犯罪之 動機、目的、手段及在本案參與犯罪之角色分擔,暨被告自 陳高職畢業之智識程度、從事鐵工,日薪收入約2000元,離 婚,有1名成年女兒跟媽媽,1名未成年子女與被告同住之家 庭經濟生活狀況(金易卷第96頁)等一切情狀,量處如主文所 示之刑。 三、沒收   按沒收適用裁判時之法律,刑法第2條第2項定有明文。113 年7月31日修正公布之洗錢防制法第25條第1項規定:「犯第 19條、第20條之罪,洗錢之財物或財產上利益,不問屬於犯 罪行為人與否,沒收之。」經查:  ㈠被告從事本案犯行未實際取得報酬,此經被告供述明確(金易 卷第94頁),且依卷內現存證據亦無法認定被告因本案受有 任何報酬,故無犯罪所得予以宣告沒收或追徵。  ㈡依據修正後洗錢防制法第25條第1項之立法理由所載「考量澈 底阻斷金流才能杜絕犯罪,為減少犯罪行為人僥倖心理,避 免經查獲之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)因 非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象,爰於第1項 增訂『不問屬於犯罪行為人與否』,並將所定行為修正為『洗 錢』」,可知該規定乃針對犯罪客體所為之沒收規定,且未 有對其替代物、孳息為沒收或不能沒收、不宜執行沒收時應 予追徵等相關規定。因此,本規定應僅得適用於原物沒收。 經查,告訴人匯入本案帳戶款項,遭本案詐欺集團成員轉匯 及被告提領後轉交詐騙集團成員部分,依卷內事證並無證明 該洗錢之財物(原物)仍屬存在,更無上述立法理由所稱「 經查獲」之情,尚無執行沒收俾澈底阻斷金流或減少犯罪行 為人僥倖心理之實益,且為避免對被告執行沒收、追徵造成 過苛之結果,故爰不就此部分款項予以宣告沒收。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官戊○○提起公訴,檢察官乙○○到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  19  日          刑事第八庭 審判長法 官 林新益                   法 官 張立亭                   法 官 陳俞璇 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後 20 日內向本院提出上訴書狀,並 應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切 勿逕送上級法院」。 中  華  民  國  114  年  3   月  19  日                   書記官 陳宜軒 附錄本件判決論罪科刑法條: 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科1百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑, 併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣1億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。

2025-03-19

CTDM-113-金易-189-20250319-1

臺灣橋頭地方法院

詐欺

臺灣橋頭地方法院刑事判決  113年度易字第142號 公 訴 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 陳俞 選任辯護人 徐豐明律師 上列被告因詐欺案件,經檢察官提起公訴(112年度調偵續字第7 號),本院判決如下:   主 文 甲○犯詐欺取財罪,處有期徒刑肆月,如易科罰金,以新臺幣壹 仟元折算壹日。   事 實 一、甲○於民國106年間,因丙○○與不明傢俱廠商有買賣糾紛(下 稱本案糾紛),經丙○○之朋友介紹而與丙○○認識,甲○明知自 己並無為丙○○委任律師處理本案糾紛之真意,竟意圖為自己 不法之所有,基於詐欺取財之犯意,向丙○○佯稱可以為丙○○ 提起民事訴訟,並委任康毓靈律師處理本案糾紛等語,以此 方式施用詐術,致丙○○陷於錯誤,誤信上情為真,而於同年 7月間,在甲○位於高雄市○○區○○街000號之住處,以現金交 付新臺幣(下同)5萬元之律師委任費用予甲○,嗣甲○遲未協 助丙○○提起本案糾紛之民事訴訟亦未委任律師,丙○○遂自行 向康毓靈律師求證,才發現甲○自始未替丙○○委任律師,始 知受騙。 二、案經丙○○訴由臺灣橋頭地方檢察署檢察官偵查起訴。   理 由 一、證據能力:   按被告以外之人於審判外之陳述,雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4之規定,而經當事人於審判程序同意作 為證據,法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況,認 為適當者,亦得為證據,刑事訴訟法第159條之5第1項定有 明文。查本判決所引用屬於傳聞證據之部分,均已依法踐行 調查證據程序,且檢察官、被告甲○及其辯護人於本院審理 程序時,分別對證據能力為明示同意(易卷第286頁),迄 至言詞辯論終結止,均未聲明異議,基於尊重當事人對於傳 聞證據之處分權,及證據資料愈豐富愈有助於真實發現之理 念,本院審酌該等證據作成時情況,並無違法取證之瑕疵, 且無顯不可信之情形,以之作為證據應屬適當,自均有證據 能力。 二、認定犯罪事實所憑之證據及理由:   訊據被告固坦承有向告訴人丙○○表示可就本案糾紛提供民事 訴訟上之幫助,並收取告訴人所交付之5萬元,也未委任康 毓靈律師等情,然否認有何詐欺取財之犯行,辯稱:我有帶 告訴人去找康毓靈律師諮詢,諮詢完後我有跟告訴人說本案 訴訟的第一審由我們自行處理,如果敗訴到第二審再委任律 師,之後告訴人態度反覆跟我說不提告民事訴訟,我不願再 參與,便於107年10月18日將5萬元返還予告訴人等語;辯護 人則為被告辯護稱:5萬元律師費用係告訴人出於自願主動 交付予被告,本件並無證據證明被告有使用詐術使告訴人陷 於錯誤而支付5萬元受有損害,另外告訴人因情緒不穩,一 下要告,一下不告,反覆無常,被告恐因這筆錢會有誤會或 糾紛,所以在107年10月18日就將5萬元還給告訴人,且被告 為了息事寧人又再以6萬元跟告訴人和解,足證被告並無不 法所有意圖,與詐欺無涉,請判決無罪等語。經查:  ㈠告訴人於106年間因本案糾紛,經友人介紹認識被告,並於10 6年7月間在被告位於高雄市○○區○○街000號之住處,交付5萬 元現金之律師委任費用予被告,嗣被告未向法院提起本案糾 紛之民事訴訟,亦未將上開律師委任費用交予康毓靈律師等 情,為被告自承在卷,核與證人即告訴人於偵查及本院審理 時證述相符,並有109年2月14日刑事告訴狀、告訴人與被告 之LINE通訊軟體對話紀錄翻拍照片、告訴人與被告之對話錄 音譯文、告訴人與康鈺靈律師之對話錄音譯文、辯護人提出 告訴人與被告之對話紀錄翻拍照片存卷可查,此部分事實, 堪予認定。  ㈡按刑法第339條第1項詐欺取財罪之成立,以意圖為自己或他 人不法之所有,施用詐術使人將本人或第三人之物交付為要 件。所謂「不純正履約詐欺」即行為人於締約之初,即懷著 將來無履約之惡意,僅打算收取被害人給付之物品或價金, 無意依約履行依契約應盡之義務,其詐術行為之內容多屬告 知義務之違反,詐欺成立與否之判斷,偏重在由行為人取得 財物後之作為,由反向判斷其取得財物之始是否即抱著將來 不履約之故意(最高法院111年度台上字第3465號判決意旨 參照)。  ㈢證人丙○○於偵查時證稱:106年時我因為廣昌街的房子,跟傢 俱廠商有糾紛,朋友介紹被告給我認識,說被告可幫我處理 這糾紛,當時也有告傢俱廠商刑事詐欺,廠商獲不起訴,被 告說可以幫我找律師打民事訴訟,所以我就把5萬元現金給 被告,後續我有問被告處理情況,被告就跟我說前面她先自 己幫我寫狀給法院,也跟我說她已經送狀給法院,後續有問 題的話,再委任康鈺靈律師處理,但我一直沒有收到法院的 通知,後來我打電話給康律師事務所,他們說並沒有受委任 這個民事訴訟 (偵一卷第31頁,偵三卷第39至42頁);於本 院審理時證稱:106年7月間與傢俱廠商有糾紛,經朋友介紹 後,才認識被告,當時聽說被告很常上法院,也很熱心,就 請他幫忙處理,是因為本案糾紛才認識被告,被告有帶我去 諮詢康律師,我忘記當下為何沒有委任康律師,只記得後來 被告叫我拿錢給她,我是把錢交給被告,我一直都和被告說 我要提告民事訴訟,我給被告5萬元就是要委任康律師,我 有一直發訊息問被告進度,因為我都沒有收到開庭通知,被 告跟我說他有提證據,有在進行,叫我等,跟我說到後面再 請康律師出面,我不知道他說的最後面是幾審,因為我那時 候對法律完全不懂,當時我非常信任被告,被告叫我做什麼 我都會照做,被告有跟我說在委任康律師之前會幫我蒐集證 據,幫我寫訴狀、提證據,但被告也沒有給我看他提給法院 的訴狀,我只有看到被告去傢俱展的錄影,後來因為108年 底被告完全失聯,當時請她投資的錢都沒還我,我就想確認 這筆錢當時她到底有沒有給康律師,所以就直接打電話問康 律師等語(易卷第258至280頁),由上開告訴人歷次之證詞 ,並參以被告與告訴人間之LINE對話紀錄及對話錄音譯文中 ,告訴人於108年1月4日向被告詢問本案糾紛之民事訴訟進 度,被告告以「有啦 我們要把康律師放在後面」(他卷第3 3頁)、「我就跟你說我們先跑前面,後面如果再翻盤的話 是康律師跑,不是我們跑」(偵二卷第87頁)等語,且經告 訴人質以為何要那麼早付律師費時,被告亦回以「律師費都 是先付的沒拿到錢會認真幫你打嗎」(他卷第34頁),足見 被告以提起本案糾紛之民事訴訟需委任律師為由,要求告訴 人先交付5萬元之律師費用,使告訴人誤信被告會為其委任 律師處理本案糾紛之民事訴訟,而以此詐術向告訴人騙取5 萬元款項後,再於告訴人向被告詢問訴訟進度時,以自己先 為告訴人提起民事訴訟,待日後一審訴訟敗訴後再委任康律 師進行二審訴訟等詞敷衍被告等情,上開對話紀錄及通話譯 文與告訴人所述相符,益徵告訴人證述所言非虛。是辯護人 所辯稱:5萬元是告訴人主動交付予被告,告訴人沒有陷於 錯誤等語,與前開證人證詞及對話紀錄顯然不合,並不可採 。  ㈣又被告於告訴人不斷向其催促詢問民事訴訟之進度時,被告 更進一步佯稱民事訴訟有在進行,並已向法院遞狀等情藉詞 拖延,此可從告訴人與被告間之對話紀錄中,被告不斷向告 訴人稱「現在都有在進行」、「要補的東西我也補上去了」 、「我這邊是另外幫你提告 律師那邊我怕到時候我們這邊 輸了再換律師出來」、「如果這一次我們輸了就會玉玲上場 那你要跟我一起去嗎」、「(告訴人:我怎沒收到通知? 是寄到律師那嗎?) 我的地址當初是寫你家 慘了會不會是 你爸那邊 大學路那邊是你爸那邊嗎」(偵二卷第17至21、8 7頁)等語,儼然是塑造已為告訴人提起本案糾紛之民事訴 訟,但須等待法院開庭等後續程序進行之假象,央求告訴人 耐心等待而拖延時間,並以此話術來謀取告訴人之信任。如 此一來,倘成功安撫告訴人後即可繼續利用告訴人之金錢, 亦可延緩告訴人提告之時間,而避免自身犯行迅速遭查獲。 況提起民事訴訟之資格並無限制,被告倘有意為告訴人提起 本案糾紛之民事訴訟,本可自行撰寫書狀提起訴訟,並於訴 訟過程中蒐集相關證據提交於法院,可見被告並無任何不能 提起訴訟之正當事由,卻捨此不為,無端拖延,足認被告自 始並無履約之真意。至被告雖有帶告訴人前往康律師事務所 諮詢,然經告訴人向其質問時,又向告訴人表明本案糾紛之 民事訴訟第一審將由自己為告訴人處理,如敗訴後再交由康 律師負責第二審級之訴訟事務,事後亦未實際向法院提起民 事訴訟等情,可見被告僅是以此取信告訴人,難認被告有為 告訴人委任律師之意願及真意,是被告確有以上開方式行騙 ,使告訴人給付5萬元,主觀上有為自己不法所有之意圖, 足堪認定。       ㈥被告雖辯稱其於107年10月18日即將5萬元返還予告訴人等語 ,並提出其女兒之帳戶紀錄為佐,然觀諸被告與告訴人間之 對話紀錄,告訴人於108年7月2日質疑被告「律師費不都通 常打完才付嗎?啊你幹嘛就要叫我這麼早付啊」;被告回以 「律師費都是先付的沒拿到錢會認真幫你打嗎」,接續向告 訴人分享他人與傢俱廠商訴訟之經驗後,告訴人又向被告表 示「反正如果他們輸了,五萬元要記得還我」,被告僅有回 覆「還能要到賠償」(他卷第34至35頁);以及被告與告訴 人間108年9月18日對話錄音譯文,告訴人向被告表示「律師 費我前年5萬元就給你,你不能再跟我要」;被告便回應告 訴人「對,對,本來對,我就跟你說我們先跑前面,後面如 果再翻盤的話是康律師跑,不是我們跑」 (偵二卷第87頁) ,告訴人再於108年9月20日提醒被告「我那個律師費早就給 你5萬塊前年了,你到底有沒有給律師?」被告亦回應「有有 ,我跟你講,你現在我們去年不起訴了,不起訴的話我們在 提起這邊的損害賠償」 (偵二卷第98頁),由上開對話紀錄 及通話譯文可知,告訴人多次向被告提及自己已交付5萬元 律師費,要求被告回應本案糾紛之民事訴訟進度時,被告均 未向告訴人表示上開5萬元業已返還等情,如依被告前開所 辯,被告已然將5萬元之律師費用返還予告訴人,何以告訴 人於訊息及談話中多次提及律師費用已交付被告之事或是持 續詢問被告本案糾紛之民事訴訟進度時被告均未加以反駁, 反而持續回覆告訴人後續訴訟策略,並交代自己為本案糾紛 所蒐集之相關證據,益徵其係使用話術延緩告訴人之催討。 又被告於本院審理時陳稱因當時告訴人態度反覆,為避免再 參與糾紛,想明哲保身,才將5萬元律師費用提前還給告訴 人;及辯護人所稱告訴人態度反覆,一下說要告,一下說不 告,才將5萬元先返還等語(易卷第292頁),不僅為證人於 本院審理時所否認(易卷第261至263頁),且與上開對話紀 錄中被告仍持續向告訴人回報本案糾紛之訴訟進度顯相矛盾 ,是被告所述該5萬元律師費用已返還之情節是否可採,已 屬有疑,至於被告雖提出其向告訴人還款之具體時間地點與 提款紀錄(偵一卷第53、63頁),然告訴人於偵查及本院審 理時均否認有於被告所述時、地收取被告所返還之5萬元款 項,且被告所提出之提款紀錄亦僅能證明被告當日有提領2 筆2萬元之款項,尚無從確認被告已將此筆金額返還予告訴 人。況被告係於要求告訴人支付5萬元時,即具備詐欺取財 之犯意,既經本院認定如前,則被告於收受告訴人所交付之 5萬元款項時,其犯行即已既遂,其事後與告訴人達成和解 並賠償告訴人6萬元之行為,僅屬彌補損害及犯後態度審酌 事項,亦無法據此反推被告主觀上無詐欺之犯意,無從為有 利於被告之認定。  ㈦是本案告訴人之證述前後大致相符,並有前述補強證據可資 佐證,方屬可信,是被告向告訴人以委任律師提起本案糾紛 民事訴訟為由,使告訴人陷於錯誤,而詐得5萬元,其確實 有施用詐術之犯行甚明,且被告主觀上亦有為自己不法所有 之意圖。本案事證明確,被告犯行堪以認定,所辯為事後卸 責之詞,洵無可採,應予依法論科。  三、論罪科刑  ㈠核被告所為,係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。  ㈡爰以行為人之責任為基礎,審酌被告為獲取不法利益,於收 受告訴人所交付之5萬元律師費用後,遲遲未向法院提起本 案糾紛之民事訴訟,亦未將告訴人所交付之款項委任康鈺靈 律師或返還予告訴人,造成他人財產損失,應予非難;復考 量被告犯後否認犯行,對於己身不法行為造成他人財產法益 受侵害之程度全無體認之犯後態度;再酌以被告已與告訴人 達成調解,並全額賠償告訴人所受損害等犯罪所生危害之減 輕;再衡之被告前科素行,有法院前案紀錄表在卷可參;及 被告犯罪之動機、目的、手段,所生危害輕重(即詐得財物 之多寡),於審理中自述大學就讀中之智識程度,離婚、有 2名未成年子女,入監前從事社工,日薪約1800元之家庭經 濟生活狀況等一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知如易 科罰金之折算標準。 四、沒收   按犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之;前2項之沒收, 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額;犯 罪所得已實際合法發還被害人者,不予宣告沒收或追徵,刑 法第38條之1第1項前段、第3項、第5項定有明文。本件被告 向告訴人詐得之5萬元款項,固屬於犯罪行為人即被告所取 得之犯罪所得,惟被告已與告訴人以6萬元達成和解,並給 付完畢乙情,業具證人即告訴人證述在卷(易卷第266頁) ,且有本院113年7月8日調解筆錄、刑事陳述狀在卷可佐( 易卷第117、161至162頁),是該款項業已合法發還告訴人 ,爰依刑法第38條之1第5項規定不予宣告沒收及追徵。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官乙○○提起公訴,檢察官饒倬亞、丁○○到庭執行職務 。 中  華  民  國  114  年  3   月  12  日          刑事第八庭 審判長法 官 林新益                   法 官 張立亭                   法 官 甲○璇 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後 20 日內向本院提出上訴書狀,並 應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切 勿逕送上級法院」。 中  華  民  國  114  年  3   月  12  日                 書記官 陳宜軒 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之 物交付者,處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。 前二項之未遂犯罰之。

2025-03-12

CTDM-113-易-142-20250312-1

臺灣橋頭地方法院

毀棄損壞

臺灣橋頭地方法院刑事判決  113年度易字第295號 公 訴 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 蘇俊霖 上列被告因毀棄損壞案件,經檢察官提起公訴(112年度偵字第2 4168號),本院判決如下:   主 文 甲○○犯毀損他人物品罪,處罰金新臺幣參仟元,如易服勞役,以 新臺幣壹仟元折算壹日。   事 實 一、甲○○前係址設高雄市○○區○○路00號「東方大地大廈」之住戶 ,東方大地大廈管理委員會(下稱管委會)於民國112年9月 28日,在上開大廈地下一樓停車場車道下坡旁空間(下稱本 案空間)設置警示帶禁止停車,甲○○於同日17時8分騎乘車 牌號碼000-0000號之普通重型機車進入地下室後,明知該警 示帶非其所有,竟基於毀損之犯意,徒手扯下警示帶後,將 上開機車停放在本案空間,致使前開警示帶斷損,而喪失禁 止車輛停放之功能,足生損害於「東方大地大廈」之全體住 戶。 二、案經管委會主任委員丙○○訴由高雄市政府警察局湖內分局報 告臺灣橋頭地方檢察署檢察官偵查起訴。   理 由 壹、程序事項 一、按刑事訴訟法第232條規定:「犯罪之被害人得為告訴」, 所謂犯罪之被害人,指因犯罪行為而直接受害之人而言;關 於財產法益被侵害時,該財產之所有權人固為直接被害人, 而對於該財產有事實上管領支配力之人,因他人之犯罪行為 致其管領支配力受有侵害者,亦屬犯罪之直接被害人,自得 為告訴。又因犯罪對於共有權利有侵害時,無論該權利為公 同共有或分別共有,其共有人中之一人,均不得謂非犯罪之 被害人。次按所稱「被害人」,係指具有法律上人格之自然 人或法人而言,非法人團體無獨立之人格,不得以該非法人 團體之名義提出告訴。而公寓大廈社區管理委員會本質上屬 「非法人團體」,並無獨立之法人格,於民事程序雖具當事 人能力,然在刑事程序中,不得以管理委員會之名義提出告 訴(最高法院107年度台非字第181號判決意旨參照)。準此 ,公寓大廈區分所有權人共有之財物遭人破壞時,各區分所 有權人及其他具有事實上管領支配力之人,均係直接被害人 ,得由其中一人以被害人身分提出告訴,但不得由管委會提 出告訴。經查,本件乃管委會委由主任委員丙○○提出告訴, 業據證人丙○○於警詢中證述明確(警卷第13頁),丙○○既為 管委會主任委員,自得以事實上管領支配人之身分,對毀損 「東方大地大廈」警示帶之人提出告訴,合先敘明。 二、按被告以外之人於審判外之陳述,雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4之規定,而經當事人於審判程序同意作 為證據,法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況,認 為適當者,亦得為證據,刑事訴訟法第159條之5第1項定有 明文。查本判決所引用以下審判外作成之相關供述證據,檢 察官、被告甲○○於本院審理程序均表示同意有證據能力(易 卷第121頁),本院審酌上開供述證據資料作成或取得時狀況 ,並無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵,認以之作為證據 應屬適當;其餘資以認定本案犯罪事實之非供述證據,亦查 無違反法定程序取得之情形,依刑事訴訟法第158條之4之反 面解釋,亦有證據能力。 貳、實體事項 一、認定犯罪事實所憑之證據及理由:   訊據被告固坦承有於上開時、地將警示帶扯斷,惟否認有何 毀損物品之犯行,辯稱:那個地方本來就是可以停機車,告 訴人丙○○無權設置警示帶,也沒有資格叫我不要停放機車等 語。經查:  ㈠被告前係「東方大地大廈」之住戶,有於112年9月28日17時8 分,徒手扯斷設置在本案空間之警示帶,並停放其所騎乘之 車牌號碼000-0000號普通重型機車等情,為被告所不爭執, 且據證人即告訴人於警詢、偵訊及本院審理時證述明確,並 有現場照片、監視器影像翻拍照片、東方大地大廈管委會11 2年9月28日公告、臺灣橋頭地方檢察署檢察官勘驗筆錄(11 3年1月18日當庭勘驗)、機車停放位置及地下室照片(含說 明)在卷可佐,是此部分之事實,首堪認定。  ㈡按刑法第354條之毀損罪,所謂的「毀棄」,即毀壞、滅棄, 是指以銷毀、滅除、拋棄等方法,使物的本體全部喪失其效 用及價值者;所稱「損壞」,即損傷、破壞,是指損害、破 壞物的外觀形貌而減損它的一部效用或價值者;所稱「致令 不堪用」,則指除毀棄、損壞物的本體外,以其他不損及原 物形式的方法,使物的一部或全部喪失其效用者而言。申言 之,他人之物固未達毀棄、損壞的程度,但如該物品的特定 目的的效用已喪失,即屬「致令不堪用」;縱令事後可恢復 該物品的特定效用,然因通常須花費相當的時間或金錢,對 於他人的財產法益仍構成侵害,自仍該當「致令不堪用」要 件,因此,行為人對於其行為會對他人之物之外觀、物之存 在或功能的破壞有所認識並決意為之,即具毀損故意。  ㈢依證人丙○○於本院審理時證稱:112年9月28日我是管委會的 主任委員,當天管委會開了緊急會議後,是我通知管理員去 買警示帶並貼公告、設置警示帶,警示帶是用管委會的財產 買的;後來管理員發現警示帶斷裂才去調閱監視器,針對禁 止停放機車我們已經宣導很多年了,因為很多住戶遭被告霸 凌、罵三字經,所以我們請住戶不要將機車停在該處,因為 被告認為那是他個人專用的等語(易卷第113、116至118頁 ),可知本案警示帶係經由管委會所設置,並係使用管委會 之財產所購買,為「東方大地大廈」全體共有人之財產,且 管委會在本案空間所設置之警示帶,屬大樓管委會對該社區 住戶所為禁止停放機車之宣導,而被告於本案案發現場將管 委會所設置之警示帶扯斷,客觀上已損害、破壞警示帶的外 觀形貌,且使社區住戶無從透過現場警示帶之方式,獲悉管 委會上開宣導內容,自已減損警示帶的一部效用或價值,又 被告於本院準備程序及審理中均自承:警示帶不是我的、一 定是丙○○拉的、那是我停摩托車的地方,不能因為他不爽、 他沒有資格叫我不要停放摩托車等語(易卷第57、122頁), 可見被告明知本案空間所設置之警示帶非被告所有而得任意 處分,且已知悉該警示帶係管委會所設置,目的在要求住戶 禁止於該處停放機車,心生不滿仍決意損壞上開警示帶,是 被告所為,已該當於刑法毀損罪之構成要件。  ㈣被告雖已前詞置辯,然按管理委員會之職務如下:一、區分 所有權人會議決議事項之執行。二、共有及共用部分之清潔 、維護、修繕及一般改良。三、公寓大廈及其周圍之安全及 環境維護事項。四、住戶共同事務應興革事項之建議。五、 住戶違規情事之制止及相關資料之提供…,公寓大廈管理條 例第36條定有明文。查本案管委會於設置警示帶時,一併於 本案空間張貼「…此地本就不能停放機車,消防維護時困難… 請住戶於10月1日前全面將機車牽至合法停放之空間」等內 容之公告(警卷第31頁),足見管委會張貼公告及設置警示 帶,係就公寓大廈住戶環境維護事項及違規情事之制止等攸 關社區全體住戶公共利益之內容進行宣導,則本案管委會依 前開規定,將前揭公告張貼於本案空間,並設置警示帶禁止 住戶在該處任意停放機車,自屬管委會之職務行使,且本案 空間為車道旁空地,外觀上並非車位,亦非該大廈約定供特 定區分所有權人使用之約定專用空間,縱令被告認管委會所 張貼公告之內容有何不合理或不合法之處,亦應循正當途徑 行使其權益,而非擅自損壞關乎社區住戶公共利益事項之警 示帶,更無從作為正當化被告毀損全體區分所有權人共有財 產之理由,是被告未經其他共有人之同意而扯斷警示帶,顯 已構成刑法第354條之毀損他人所有物行為。執此,被告前 揭辯解,洵不足採。  ㈤本案事證明確,被告犯行堪以認定,應依法論科。 二、核被告所為,係犯刑法第354條毀損他人物品罪嫌。 三、爰以行為人之責任為基礎,審酌被告前與大樓管委會有多起 糾紛而有嫌隙,不思以正當合法之方式尋求救濟,因不滿大 樓管委會之運作,任意將管委會所設置禁止停車之警示帶扯 斷,毀損全體社區住戶所共有之財產,對他人財產法益造成 損害,缺乏尊重他人財產權之觀念,參以被告犯後否認犯行 、迄未賠償告訴人損害之犯後態度,並考量被告之犯罪動機 、目的、徒手扯斷警示帶之手段及告訴人所受損害輕微等情 節;兼衡其為大專畢業之智識程度、未婚,無子女,目前從 事中古車買賣,收入不固定之家庭經濟狀況;暨其前科素行 ,有法院前案紀錄表在卷可佐(易卷第149至155頁)等一切 情狀,量處如主文所示之刑,並諭知易服勞役折算標準,以 資懲儆。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官乙○○提起公訴,檢察官丁○○到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  5   日          刑事第八庭 審判長法 官 林新益                   法 官 張立亭                   法 官 陳俞璇 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後 20 日內向本院提出上訴書狀,並 應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切 勿逕送上級法院」。 中  華  民  國  114  年  3   月  5   日                   書記官 陳宜軒 附錄本案所犯法條: 中華民國刑法第354條 毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用,足以生損害於 公眾或他人者,處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金 。

2025-03-05

CTDM-113-易-295-20250305-1

臺灣橋頭地方法院

傷害

臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決  114年度簡字第417號 公 訴 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 狄美容 上列被告因傷害案件,經檢察官提起公訴(112年度偵字第25874 號),嗣因被告自白犯罪,本院認宜以簡易判決處刑(原案號: 113年度易字第307號),爰不經通常程序,裁定由受命法官獨任 逕以簡易判決處刑如下:   主 文 狄美容犯傷害罪,處拘役參拾伍日,如易科罰金,以新臺幣壹仟 元折算壹日。   事實及理由 一、狄美容於民國112年11月10日21時15分許,騎乘車牌號碼000 -000號普通重型機車,前往高雄市○○區○○路000號公益彩券 行,因不滿先前該彩券行員工販售彩券態度不佳,即在店內 及門口多次對彩券行怒罵「瘋女人」,該彩券行員工吳國瑛 (所涉傷害部分,業經檢察官為不起訴處分確定)見狀即手 持塑膠刷子上前質問狄美容辱罵何人,狄美容竟基於傷害人 身體之犯意,徒手拉扯吳國瑛頭髮及抓其手臂,致吳國瑛受 有左臉頰、左上臂、右前臂及左手背多處抓傷及擦傷之傷害 。 二、上揭事實,業據被告於本院審理時坦承不諱,核與證人即告 訴人吳國瑛於警詢之證述情節大致相符,並有國軍左營總醫 院112年11月10日診斷證明書、監視器影像翻拍照片、塑膠 刷子照片、車籍詳細資料報表、臺灣橋頭地方檢察署檢察官 112年度偵字第24874號不起訴處分書、本院113年10月16日 勘驗筆錄及監視器影像翻拍照片等在卷可憑,足認被告之任 意性自白與事實相符,應堪採信。本案事證明確,被告犯行 堪予認定,應依法論科。 三、論罪科刑:  ㈠核被告所為,係犯刑法第277條第1項之傷害罪。  ㈡爰審酌被告不思以理性方式解決紛爭,僅因與告訴人發生口 角爭執,即徒手傷害告訴人,致告訴人受有前揭傷害,未能 尊重他人身體法益,並衡酌被告於警詢、偵查及本院準備程 序時否認犯行,至本院審理時終能坦承犯行及被告未能賠償 告訴人所受損害之犯後態度,兼衡被告本案犯案動機、手段 、情節及告訴人所受傷害之程度,及被告自述國小畢業之教 育程度、目前偶爾從事居家清潔,日薪約新臺幣1100至1200 元,已婚,有2名成年子女,自己居住之家庭經濟生活狀況 等一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折算 標準。 四、依刑事訴訟法第449條第1項、第3項、第454條第1項,逕以 簡易判決處刑如主文。 五、如不服本判決,得於判決書送達之日起20日內,向本院提出 上訴狀,上訴於本院第二審合議庭(須附繕本)。 本案經檢察官林濬程提起公訴,檢察官倪茂益到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日          橋頭簡易庭 法 官 陳俞璇 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達之日起20日內向本院提出上訴書狀。                         中  華  民  國  114  年  2   月  27  日                書記官  陳宜軒 附錄本件論罪科刑法條: 中華民國刑法第277條第1項 傷害人之身體或健康者,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以 下罰金。

2025-02-27

CTDM-114-簡-417-20250227-1

臺灣橋頭地方法院

聲請定其應執行刑

臺灣橋頭地方法院刑事裁定                    114年度聲字第159號 聲 請 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 受 刑 人 姜美惠 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(114年度罰執聲字第8號),本院裁定如下:   主 文 姜美惠所犯如附表所示之罪,所處如附表所示之刑,應執行罰金 新臺幣參仟元,如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人姜美惠因竊盜等2罪,先後經判決確 定如附表,應依刑法第50條、第53條及第51條第7款,定其 應執行之刑,爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定等語。 二、按裁判確定前犯數罪者,併合處罰之;數罪併罰,有二裁判 以上者,依第51條之規定,定其應執行之刑;宣告多數罰金 者,於各刑中之最多額以上,各刑合併之金額以下,定其金 額,刑法第50條第1項前段、第53條、第51條第7款分別定有 明文。再按,同一被告所犯數罪倘均為最早判決確定日前所 犯者,即合乎定應執行刑之要件,與各罪是否已執行完畢無 關。縱其中一罪已先執行完畢,亦不影響檢察官得就各罪聲 請合併定其應執行刑(最高法院104年度台抗字第406號裁定 要旨參照)。 三、查受刑人所犯如附表所示之罪,業經臺灣臺南地方法院(下 稱臺南地院)及本院先後判處如附表所示之刑,並於如附表 所示之日期分別確定在案,有法院前案紀錄表及各該刑事判 決各1份在卷可稽。茲檢察官聲請定其應執行刑,本院審核 受刑人所犯如附表所示之罪,均係於附表編號1所示判決確 定日期前為之,從而,檢察官向犯罪事實最後判決之法院即 本院聲請定其應執行之刑,本院審核認為正當,應予准許。 參酌受刑人就本件定應執行刑表示「無意見」等語,此有臺 灣橋頭地方法院傳真詢問單1份在卷可佐,並衡酌受刑人所 犯如附表所示之罪均為徒手竊取他人財物之普通竊盜罪,犯 罪類型、侵害法益、行為態樣、手段、動機均相似,犯罪時 間亦相近,於併合處罰時其責任非難重複之程度高,暨整體 犯罪非難評價、實現整體刑法目的、刑罰經濟功能、對被告 施以矯正之必要性,爰就受刑人所犯如附表所示之罪,定其 應執行之刑如主文所示,並諭知易服勞役之折算標準。至受 刑人所犯如附表編號1所示之罪,業已執行完畢,有上開法 院前案紀錄表1份在卷可查,應由檢察官於指揮執行時扣除 之,附此敘明。 據上論斷,依刑事訴訟法第477條第1項,刑法第50條第1項前段 、第53條、第51條第7款、第42條第3項,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日          刑事第八庭 法 官 陳俞璇 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後10日內,向本院提出抗告狀(須 附繕本),並敘明抗告之理由。 中  華  民  國  114  年  2   月  27  日                書記官 陳宜軒 附表: 編  號 1 2 罪  名 竊盜罪 竊盜罪 宣 告 刑 罰金新臺幣2000元,如易服勞役,以新臺幣1000元折算1日 罰金新臺幣2000元,如易服勞役,以新臺幣1000元折算1日 犯  罪 日  期 112年12月6日 112年12月23日 最 後 事 實 審 法院 臺南地院 臺灣橋頭地方法院 案號 113年度簡字第457號 113年度簡字第2586號 判決 日期 113年3月4日 113年10月28日 確定 判 決 法院 臺南地院 臺灣橋頭地方法院 案號 113年度簡字第457號 113年度簡字第2586號 判決 確定 日期 113年4月19日 113年12月17日 備  註 臺灣臺南地方檢察署 113年度罰執字第519號 (已執畢) 臺灣橋頭地方檢察署 114年度罰執字第10號

2025-02-27

CTDM-114-聲-159-20250227-1

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