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金上訴
臺灣高等法院高雄分院

洗錢防制法等

臺灣高等法院高雄分院刑事判決 114年度金上訴字第24號 上 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 被 告 丁卉蓁 民國00年0月0日生 選任辯護人 鄭健宏律師(法扶律師) 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件,不服臺灣高雄地方法 院113年度金訴字第780號中華民國113年11月11日第一審判決( 聲請簡易判決處刑案號:臺灣高雄地方檢察署113年度偵字第935 4號;上訴後移送併辦案號:113年度偵字第36420號),提起上 訴,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   理 由 壹、聲請簡易判決處刑意旨略以:被告丁卉蓁(下稱被告)基於 縱有人持其所交付金融帳戶實施犯罪亦不違背本意之幫助詐欺 取財、幫助洗錢之不確定故意,於民國113年1月22日某時許在 高雄市○○區○○路00號統一超商長興門市,以交貨便寄送方式 將其申設中華郵政股份有限公司00000000000000號帳戶提款 卡及密碼等資料(下稱甲帳戶資料),寄交予姓名年籍不詳 之詐欺集團(下稱前開集團)成員,容任該集團成員使用該 帳戶遂行詐欺取財、洗錢犯行。嗣前開集團成員取得甲帳戶資 料後,即共同意圖為自己不法所有且基於詐欺取財、洗錢之犯 意聯絡,於112年10月中旬某日透過通訊軟體LINE暱稱「艾蜜 莉」、「陳晨」、「黌達客服專員」聯繫吳彩圓(下稱告訴 人),誆稱下載註冊HDPro APP並加入群組「晨晨商學院A18 」、依指示匯款投資股票可獲利等語,致其陷於錯誤於113 年1月25日12時59分許匯款新臺幣(下同)25萬2000元至甲 帳戶。因認被告涉犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項 幫助詐欺取財罪嫌及刑法第30條第1項前段、(修正前)洗 錢防制法第14條第1項幫助洗錢罪嫌等語。 貳、犯罪事實應依證據認定之,無證據不得推定其犯罪事實;又 不能證明被告犯罪者,應諭知無罪之判決,刑事訴訟法第15 4條第2項及第301條第1項定有明文。所謂證據,係指足以認 定被告確有犯罪行為之積極證據而言,該項證據自須適合於 被告犯罪事實之認定,始得採為斷罪資料;苟積極證據不足 為不利於被告事實之認定時,即應為有利於被告之認定,更 不必有何有利之證據(最高法院29年上字第3105號、30年上 字第816號判決先例採同一見解)。 參、檢察官因認被告涉有幫助詐欺取財、幫助洗錢罪嫌,係以告 訴人警詢證述並提出匯款交易紀錄、通訊軟體訊息翻拍照片 ,及卷附甲帳戶基本資料暨歷史交易清單為論據。然訊之被告 固坦承將甲帳戶資料交予他人,但矢口否認犯行,辯稱伊在 臉書看到「綠絲帶基金會」免費贈送民生物資的廣告,點選 後連結加入暱稱「林詩瑜」的LINE,「林詩瑜」再將伊加入 「基金會福利316群」LINE群組(下稱前開群組),數日後 成功領到白米及油品,之後「林詩瑜」在前開群組傳送申請 「女性健康公益基金」之訊息,群組內其他成員表示成功領 取,伊遂開始申請並依指示先提供帳號,但款項未入帳,經 「林詩瑜」轉介暱稱「陳宜萍」之人處理,「陳宜萍」表示 輸入帳號有誤、必須提供提款卡暨密碼進行驗證,伊再依指 示寄出甲帳戶資料,伊其實也是受害者。另辯護人則以被告 遭臉書不實廣告引誘加入前開群組,再以申請女性健康公益 基金為由詐取交付甲帳戶資料,依卷附被告與「陳宜萍」通 訊軟體訊息內容可知被告確係遭到詐騙,並於發現後立即報 案,足見被告主觀上並無幫助前開集團實施詐欺、洗錢犯罪 之故意等語為其辯護。 肆、本院之判斷  一、甲帳戶係被告所申辦,又被告因瀏覽臉書廣告欲領取生活 物資,自113年1月14日起使用通訊軟體與「林詩瑜」聯繫 並加入前開群組,數日後被告領得白米及油品,「林詩瑜 」又於113年1月21日在前開群組傳送申請「女性健康公益 基金」之訊息,群組內其他成員亦表示成功領取款項,被 告遂聯繫「林詩瑜」表示欲申請該基金,其後因無法順利 領取,「林詩瑜」即轉介被告與「陳宜萍」聯繫處理,被 告除提供甲帳戶存摺封面照片外,因「陳宜萍」表示先前 輸入帳號有誤、須寄出提款卡進行安全認證,被告乃先依 指示寄出甲帳戶提款卡(另一併寄出個人元大銀行帳戶提 款卡),之後再以通訊軟體傳送提款卡密碼予「陳宜萍」 之情,業有甲帳戶開戶資料(警卷第21頁)、通訊軟體訊 息翻拍照片(偵一卷第29至105頁)在卷可稽,復據被告 坦認不諱;又前開集團取得甲帳戶資料後,另依公訴意旨 所載方式訛詐告訴人,致其陷於錯誤於113年1月25日匯款 25萬2000元至甲帳戶,再由不詳之人加以提領一節,則經 告訴人警詢證述屬實,並有甲帳戶交易明細、告訴人所提 出通訊軟體訊息翻拍照片(警卷第23、57頁)及郵政匯款 申請書(原審金訴卷第69頁)為證,是此部分事實均堪認 定。   二、刑法第13條規定「故意」可分為「直接故意」與「間接故 意」,直接故意是對於構成犯罪的事實「明知(知),且 有意使其發生(欲)」,間接故意是「預見其發生(知) ,而其發生並不違背其本意(欲)」,行為人交付金融帳 戶給詐欺集團使用或聽從指示提領被害人匯入之贓款,倘 行為人同係遭到詐欺集團詐騙、主觀上並未預見對方係利 用其犯罪,至多僅屬於過失犯,仍不具有與詐欺集團共同 犯罪之犯意聯絡或幫助犯罪之故意。審酌我國時下詐騙案 件層出不窮,詐欺集團不法蒐集並透過人頭帳戶作為被害 人匯款使用之情,屢經新聞媒體廣泛報導,政府機關亦再 三宣導切勿任意交付存摺、金融卡、網路帳號及密碼等個 人金融帳戶資料予第三人;然現今詐欺集團除以各種方式 向民眾訛詐財物,另透過各種平面、電子媒體刊載各式借 款、保證貸款或應徵工作等不實廣告,假稱必須提供金融 帳戶資料云云,致他人陷於錯誤而交付帳戶資料,再持以 實施上述詐欺(洗錢)犯罪使用,亦時有所見,故法院未 可率爾將交付帳戶予第三人之舉一概認定成立幫助詐欺( 洗錢)罪,除行為人空言抗辯而未適度舉證以實其說者外 ,應參酌卷證所示交付帳戶資料之原因、過程暨後續處理 狀況等情事,憑以認定行為人確係基於幫助詐欺(洗錢) 之直(間)接故意而交付個人帳戶資料,始能成罪。  三、本件被告乃智識正常且具有一定社會經驗之成年人,本應 知悉不得任意提供個人金融帳戶資料予毫無關係之第三人 ,然依前述被告係先後因領取生活物資、欲申辦女性健康 公益基金而與前開集團自稱「林詩瑜」、「陳宜萍」之人 聯繫,並依其等指示提供甲帳戶資料憑以申辦上述基金; 又被告所提出通訊軟體訊息翻拍照片業經檢察事務官勘驗 與其所持手機畫面相符(偵一卷第27頁),對話內容均顯 示訊息發送時日且發送時間密集,對話過程語意連貫,未 見有何人為增補或刪減,核與行騙者事後故意偽造短暫、 不實對話藉以規避刑責之情不同而堪以採信。是本院細繹 卷附通訊軟體訊息內容,前開群組內確有不詳之人表示已 領得基金核撥款項並傳送交易明細(同卷第95、99頁), 又依被告所提供初始申請交易畫面截圖顯示帳號與甲帳戶 不符(多打一個「1」,同卷第31頁),而「陳宜萍」亦 持續聯繫被告並要求寄送甲帳戶提款卡並提供密碼進行認 證,另傳送「Paypal卡片認證電子告知書」、「基金會營 業執照」(同卷第35、37、45頁)取信被告,再佐以被告 察覺有異後即拒絕配合進行相關操作並報警處理(警卷第 79頁),綜此客觀上堪信被告乃自始誤信可申請「女性健 康公益基金」而提供甲帳戶資料予前開集團,且主觀上無 從預見可能因此幫助他人實施犯罪之高度蓋然性。至依被 告雖自承先前曾有遭詐騙之經驗,且僅憑可領取生活物資 或申請基金即輕率交付個人帳戶資料之舉恐與常情有違, 惟其所指先前遭詐騙過程既有不明,實無從推認同係交付 個人帳戶資料而於事前對本案犯行已有預見,況對話內容 所指「做流水」、「提高信用分數」亦係針對另一「元大 銀行」帳戶而非甲帳戶;又欲獲取小額經濟利益尚屬人之 常情,且依被告自述生活狀況並非寬裕(本院卷第104頁 ),法律亦無法逕以理性標準要求任何人均不得存有貪小 便宜心態,或必須窮盡一切查證手段始能從事小額交易, 仍應由檢察官積極舉證被告此舉主觀上具有幫助他人實施 詐欺或洗錢犯罪,抑或容任前開集團不法使用甲帳戶之直 (間)接故意,始得論罪,要未可徒以所辯未可盡信即率 爾論以幫助詐欺(洗錢)罪責。 伍、被告未經審判證明有罪確定前,推定為無罪;檢察官就被告 犯罪事實,應負舉證責任,並指出證明之方法,刑事訴訟法 第154條第1項及第161條第1項分別定有明文。故檢察官對於 起訴之犯罪事實,依法應負提出證據及說服之實質舉證責任 ,藉以為被告有罪之積極證明,或指出證明方法說服法院以 形成被告有罪之心證,其間若存有合理懷疑無法達到確信為 真實之程度,即不得遽為不利被告之認定。本件固可證明被 告提供甲帳戶資料予他人使用,嗣經前開集團作為訛詐告訴 人之用,但未可憑此積極證明被告主觀上果有幫助前開集團 實施詐欺、洗錢犯行之之直(間)接故意,即應依法諭知無 罪。 陸、原審以不能證明被告確有幫助犯罪之不確定故意為由,憑為 其無罪之諭知(另將臺灣高雄地方檢察署113年度偵字第183 28號移送併辦部分退由檢察官另行依法處理),判決結果核 無違誤。檢察官上訴意旨徒以被告貪圖金錢利益任意交付個 人帳戶資料,歷次所辯顯與常情不符,且被告自承有遭詐欺 經驗,其對於前開集團拙劣、不合邏輯之話術豈有不知之理 ,因認被告主觀上應可預見提供甲帳戶資料將幫助他人實施 財產犯罪,具有幫助洗錢、幫助詐欺之不確定故意甚明云云 ,指摘原判決認事用法不當而請求撤銷,顯無理由,應予駁 回。 柒、退併辦部分   檢察官提起本件上訴後,另以被告就臺灣高雄地方檢察署11 3年度偵字第36420號案件所涉犯罪事實,與本案為裁判上一 罪之法律同一案件而移請併案審理,然本案既經本院審理後 依法諭知無罪,該移送併辦部分自與本案無不可分之一罪關 係而非原起訴效力所及,本院不得併予審究,應退由檢察官 另為適法處理。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。 本案經檢察官張志杰聲請簡易判決處刑,檢察官劉河山提起上訴 ,檢察官劉穎芳移請併辦,檢察官楊慶瑞到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  5   日          刑事第二庭  審判長法 官 孫啓強                    法 官 莊珮吟                    法 官 陳明呈 以上正本證明與原本無異。 檢察官如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書 狀,其未敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提 理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法 院」。 本判決須符合刑事妥速審判法第9條之規定始得上訴。 刑事妥速審判法第9條規定: 除前條情形外,第二審法院維持第一審所為無罪判決,提起上訴 之理由,以下列事項為限: 一、判決所適用之法令牴觸憲法。 二、判決違背司法院解釋。 三、判決違背判例。 刑事訴訟法第377條至第379條、第393條第1款規定,於前項案件 之審理,不適用之。 中  華  民  國  114  年  3   月  5   日                    書記官 鄭伊芸

2025-03-05

KSHM-114-金上訴-24-20250305-1

臺灣宜蘭地方法院

過失傷害

臺灣宜蘭地方法院刑事判決 113年度易字第470號 公 訴 人 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 廖敏伶 上列被告因過失傷害案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第5 193號),本院判決如下:   主 文 廖敏伶無罪。   理 由 一、公訴意旨略以:被告廖敏伶與告訴人童廣韻於民國113年5月 20日某時,在宜蘭縣○○市○○路000號之宜蘭轉運站,搭乘由 蘇詠超駕駛之車牌號碼000-000號營業大客車(下稱A車), 於同日16時29分許,被告與告訴人均上車後,被告原應注意 營業大客車前後乘客座位之間距空間狹小,前座乘客若欲調 整座位椅背之角度時,應隨時注意後方乘客動態,且能注意 緩慢適度調整,以免椅背碰撞到後座乘客腳部,惟其竟疏忽 未注意而貿然將告訴人前方座椅向後調整,致使椅背碰撞到 告訴人雙膝,告訴人因而受有雙側膝部挫傷、左側膝部擦傷 等傷害。因認被告涉犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌等 語。 二、按被告未經審判證明有罪確定前,推定其為無罪;犯罪事實 ,應依證據認定之,無證據不得認定犯罪事實。又不能證明 被告犯罪者,應諭知無罪之判決,刑事訴訟法第154條、第3 01條第1項分別定有明文。次按認定犯罪事實所憑之證據, 雖不以直接證據為限,間接證據亦包括在內,然而無論直接 證據或間接證據,其為訴訟上之證明,須於通常一般人均不 致有所懷疑,而得確信其為真實之程度者,始得據為有罪之 認定,倘其證明尚未達到此一程度,而有合理之懷疑存在時 ,即難遽採為不利被告之認定(最高法院76年台上字第4986 號判決先例意旨參照)。又依刑事訴訟法第161條第1項規定 ,檢察官就被告犯罪事實,應負舉證責任,並指出證明之方 法。因此,檢察官對於起訴之犯罪事實,應負提出證據及說 服之實質舉證責任。倘其所提出之證據,不足為被告有罪之 積極證明,或其指出證明之方法,無從說服法院以形成被告 有罪之心證,基於無罪推定之原則,自應為被告無罪判決之 諭知(最高法院92年台上字第128號判決先例意旨參照)。 又告訴人之告訴,係以使被告受刑事訴追為目的,是其陳述 是否與事實相符,仍應調查其他證據以資審認;再被害人之 陳述固得為證據資料,然被害人與被告係立於相反立場,其 所述被害情形,難免不盡實而有虛偽性之危險;故被害人之 陳述,除須無瑕疵可指外,尚應調查其他必要之證據,以察 其是否與事實相符,亦即尚須有補強證據以擔保其真實性, 始得採為斷罪之依據。 三、公訴人認被告涉有過失傷害犯行,係以被告之供述、告訴人 之指述、診斷證明書、監視器錄影畫面翻拍照片、告訴人傷 勢照片等證據方法,為其主要論據。 四、訊據被告固坦承其於上開時間搭乘A車,並調整告訴人前方 座椅椅背。告訴人於113年5月20日19時59分就診,經診斷受 有雙側膝部挫傷、左側膝部擦傷之傷勢等情,惟堅詞否認有 何過失傷害犯行,辯稱:我認為我調整告訴人前方座椅的椅 背沒有碰到告訴人的膝蓋,從監視器畫面也看不出來告訴人 的坐姿是如何,且縱使我把椅背調到底,也不會碰到告訴人 的膝蓋。公訴意旨所指告訴人所受之傷勢並非我所造成,因 為案發時間距離就診時間達3個多小時,當下員警來處理時 ,告訴人也說不用驗傷,並沒有壓到等語。經查:  ㈠被告於上開時間搭乘A車,並調整告訴人前方座椅椅背。告訴 人於113年5月20日19時59分就診,經診斷受有雙側膝部挫傷 、左側膝部擦傷之傷勢等情,業據被告於本院審理中供承在 卷(見本院卷第26頁),核與證人即告訴人童廣韻於警詢及 偵查中之證述相符(見警卷第7頁至第10頁、偵卷第8頁至第 9頁),並有本院勘驗筆錄及附圖(見本院卷第55頁至第61 頁、第67頁至第71頁)、淡水馬偕紀念醫院113年5月20日乙 種診斷證明書(見警卷第11頁)、監視器畫面翻拍照片(見 警卷第12頁至第15頁)、客運座椅照片(見本院卷第29頁至 第31頁)、宜蘭縣政府警察局宜蘭分局113年11月27日警蘭 偵字第1130032420號函暨檢附報案資料(見本院卷第37頁至 第40頁)各1份在卷可稽,足認被告上開供述與事實相符, 此部分之事實,首堪認定。  ㈡本件案發經過,業據告訴人於警詢及偵查中證稱:我於113年 5月20日搭乘A車,司機準備要發車時,被告說要讓她兒子睡 覺,所以要把座椅全部躺平,我有制止被告但被告不聽,我 前方的座椅打到我的雙腿膝蓋,導致我受有雙側膝部挫傷、 左側膝部擦傷之傷勢等語(見警卷第7頁至第10頁、偵卷第8 頁至第9頁),是告訴人上開所述,雖尚可認一致,然依前 開說明,被害人就被害經過之陳述,除須無瑕疵可指,且須 就其他方面調查又與事實相符,亦即仍應調查其他補強證據 以擔保其指證、陳述確有相當之真實性,而為通常一般人均 不致有所懷疑者,始得採為論罪科刑之依據。  ㈢經本院當庭勘驗監視器錄影畫面檔案「[DATE( 0000-00-00)T IME( 16-26-12)] CH07_乘客席」,結果如下:   ⒈影片拍攝角度為自A車內前方向下俯拍乘客席畫面。   ⒉【16:27:02】至【16:29:04】被告之子(下稱甲童)自畫 面下方出現,朝畫面左邊第一排乘客席靠窗位子入座,隨 後被告之女(下稱乙童)亦自畫面下方出現,朝畫面右邊 第一排單人座乘客席入座。畫面時間[16:27:13],被告自 畫面下方出現,先朝第二排乘客席走去(甲童亦欲跟隨其 後),隨後又折返回畫面左邊第一排乘客席入座,被告入 座後即與一雙兒女交談。畫面時間[16:28:10],告訴人自 畫面下方出現,朝畫面右邊第二排單人座乘客席入座,入 座後告訴人低頭整理自身物品,自畫面中無法看出告訴人 之膝蓋位置(如截圖一所示)。   ⒊【16:29:05】至【16:29:31】被告自座位處以左手按壓甲 童座位之椅背後推按鈕,右手扶著甲童座位之椅背使之向 後傾倒,椅背傾倒到一半出現頓點,同時告訴人抬頭並且 張嘴疑似對話(如截圖二所示),接著又低下頭,而被告 隨即以右手將椅背往前回推,回推後被告望向告訴人,此 時告訴人似乎在向被告表示意見。畫面時間[16:29:12], 被告自座位處以右手按壓甲童座位之椅背後推按鈕,左手 扶著甲童座位之椅背使之向後緩慢傾倒(此次傾倒幅度不 大),過程中告訴人面露不悅對著被告表示意見,而被告 隨後亦與告訴人進行交談。畫面時間[16:29:23],被告再 次自座位處以右手按壓甲童座位之椅背後推按鈕,左手扶 著甲童座位之椅背使之向後稍微傾倒(如截圖三所示), 過程中告訴人持續與被告對話。畫面時間[16:29:29],被 告坐在座位上,左手持續扶著甲童座位之椅背,右手則伸 到甲童座位之椅背後推按鈕處,隨即馬上將手收回,過程 中甲童椅背未見向後傾倒或向前回推。同時,告訴人持續 坐在位子上對被告表示意見。    (中間略)   ⒋【16:33:01】至【16:37:52】告訴人將安全帶解開,拿著 手機朝前,身體稍微往前挪動,隨後站起又坐下,坐下後 身體朝走道處傾靠於扶手及椅背上,接著坐正並將左手放 在前排椅背上施力往前傾靠,此時甲童見狀起身查看,告 訴人將手收回,被告揮手示意甲童過去一同乘坐,告訴人 則開口繼續表示意見。畫面時間[16:33:40],告訴人自座 位上站起,隨後走至車輛前方位子向外觀看,接著再走回 座位處,站在該處使用手機交談。畫面時間[16:34:24], 告訴人再次自座位處向走道移動,走至畫面右邊第一排單 人座乘客席後又走回其原先座位處坐下,隨後四人坐在座 位上持續等待,期間告訴人行動如常,未有查看腳部之行 為。   ⒌【16:37:53】至【16:38:30】告訴人自座位上站起,走至 畫面右邊第一排單人座乘客席,右手按壓椅背後推按鈕( 如截圖四所示),左手搭在椅背上將椅背向後推倒並按壓 ,隨後又將椅背稍微往前回推後,再次將椅背傾倒,接著 稍微往後方移動觀看椅背後方,然後回到第一排單人座乘 客席旁邊,再次伸出右手按壓椅背後推按鈕,左手將椅背 稍微往前回推後,再次將椅背傾倒,接著再走回座位處坐 下觀察,隨後又起身走向第一排單人座乘客席旁邊,以右 手按壓椅背後推按鈕,左手搭在椅背上將椅背往前回推, 隨後坐回原先座位處。(見本院卷第55頁至第57頁、第67 頁至第71頁)   觀諸上開勘驗結果,告訴人於搭上客運後,雖未能確實見諸 其腳部位置,然畫面尚可見其腿部大致貼於座椅前端處(如 勘驗筆錄截圖一所示,見本院卷第67頁),可認告訴人於案 發當時腳部並未偏離其座椅過多,而上開監視器畫面為自A 車內前方向後照,無從自側面看清被告確切移動告訴人前方 座位椅背之幅度及是否碰觸告訴人之膝蓋,再觀諸被告於本 案中調整甲童座椅椅背之幅度最大處即如勘驗筆錄截圖二、 三所示(見本院卷第67頁至第68頁),並未見異常傾倒之跡 象,輔以A車座椅照片(見本院卷第69頁至第71頁),可見 前後座椅間均有相當距離,復參以座椅最大傾倒幅度而言( 見本院卷第70頁,檔案名稱:5號座位傾倒位置之圖片), 依常情亦不致壓傷後方乘客之膝蓋,更遑論被告於案發當時 調整椅背時,其幅度未達上開傾斜角度,自難認被告調整上 開椅背之舉,確有壓傷告訴人膝蓋之情。而於車上乘客下車 、被告與告訴人一同等待員警到場時,告訴人均未查看其腳 部,甚而更有將雙腳膝蓋抵住座椅而調整椅背之舉(如勘驗 筆錄截圖四所示,見本院卷第68頁),而以一般人受有擦、 挫傷等外傷之常情,於案發後應均有查看傷部或避免傷部接 觸其他物品之舉,以避免再次受傷或疼痛加劇,然告訴人均 無此行為,甚而可行動如常,此均與常情有違,是被告上開 調整椅背之舉,是否確有壓傷告訴人膝蓋之情,尚無從自上 開畫面中得出,而難為告訴人上開指述之補強證據。  ㈣告訴人雖於本院審理中陳稱:客運座位後方有很厚的塑膠版 ,且前方座位下方有腳踏板,因為我身高不高,所以我案發 當時我是把腳踩在前方座位下方的腳踏板上,所以椅背往後 傾斜時我所說的塑膠版就會壓到我的腳等語(見本院卷第65 頁),然觀諸前引客運座位照片(見本院卷第69頁至第71頁 ),均未見有告訴人所稱「很厚的塑膠板」之物,而依常情 一般客運椅背均有供乘客置放物品之空間,然應僅稍微突出 於椅背,不致佔用太多後方乘客之座位空間,又告訴人前開 所稱其膝蓋擺放位置,綜觀卷內亦乏補強證據,是均難為被 告不利之認定。告訴人雖於案發當日就診,並經診斷受有雙 側膝部挫傷、左側膝部擦傷之傷勢,然依卷內證據既難認定 被告調整椅背之舉,確有碰觸告訴人之情,自難僅以被告於 案發當日受有上開傷勢,遽認其傷勢與被告之行為間具有因 果關係。 五、綜上,公訴意旨認被告涉犯過失傷害罪嫌所憑之證據,尚未 達於通常一般之人均不致有所懷疑,而得確信其為真實之程 度,依無罪推定原則,即難據以為被告不利之認定。此外, 卷內復無其他積極之證據,足資認定被告確有前揭被訴犯行 ,自屬不能證明被告犯罪,依前開說明,應為被告無罪之諭 知。   據上論斷,應依刑事訴訟法第301條第1項,判決如主文。   本案經檢察官洪景明提起公訴,檢察官黃正綱到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  4   日          刑事第五庭 法 官 李蕙伶 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後二十日內向本院提出上訴書狀,並 應敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後二 十日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切 勿逕送上級法院」。                 書記官 鄭詩仙 中  華  民  國  114  年  3   月  4   日

2025-03-04

ILDM-113-易-470-20250304-1

臺灣高雄地方法院

訴訟救助

臺灣高雄地方法院民事裁定 114年度救字第21號 聲 請 人 李紀葦 相 對 人 衛生福利部中央健康保險署 法定代理人 石崇良 上列聲請人就本院114年度小上字第20號清償借款事件聲請訴訟 救助,本院裁定如下:   主 文 聲請駁回。   理 由 一、按當事人無資力支出訴訟費用者,法院應依聲請,以裁定准 予訴訟救助,民事訴訟法第107條第1項前段定有明文。所謂 無資力,係指窘於生活,且缺乏經濟信用者而言。又聲請訴 訟救助,依民事訴訟法第109條第2項、第284條之規定,應 提出能即時調查之證據,以釋明請求救助之事由,是法院調 查聲請人是否無資力支出訴訟費用,專就聲請人提出之證據 為之,如聲請人並未提出證據,或依其提出之證據,未能信 其無資力支出訴訟費用之主張為真實,即應將其聲請駁回, 並無派員調查之必要(最高法院102年度台聲字第1052號、1 11年度台抗字第267號裁判意旨參照)。 二、查本件聲請人以其為中低收入戶,家中有7名未成年子女, 經濟無力負擔,爰聲請准予訴訟救助等語,然聲請人並未提 出任何證據,足使本院認定其為窘於生活且缺乏經濟信用能 力之人,即不能使本院確信其無資力支出訴訟費用之主張為 真實,揆諸前揭說明,聲請人聲請訴訟救助即於法不合,應 予駁回。 三、爰裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  4   日           民事第二庭 審判長法 官 何悅芳                   法 官 楊景婷                   法 官 邱逸先 以上正本係照原本作成。 如對本裁定抗告須於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀,並繳 納裁判費新台幣1,500元。 中  華  民  國  114  年  3   月  4   日                   書記官 洪嘉慧

2025-03-04

KSDV-114-救-21-20250304-1

桃小
桃園簡易庭

消費爭議事件

臺灣桃園地方法院小額民事判決 113年度桃小字第2240號 原 告 羅偉哲 被 告 吳岡儒 上列當事人間請求消費爭議事件事件,本院於民國114年2月6日 言詞辯論終結,判決如下:   主  文 原告之訴駁回。 訴訟費用新臺幣1,000元由原告負擔。   理由要領 一、本件原告經合法通知無正當理由未於言詞辯論期日到場,核 無民事訴訟法第386條各款所列情形,爰依民事訴訟法第436 條之23準用同法第433條之3規定,依職權由被告一造辯論而 為判決。 二、原告主張:原告於民國113年7月29日以新臺幣(下同)8,50 0元向被告購買二手iPhone11(下稱系爭手機),被告有承 諾功能正常。惟原告於同年8月5日即發現手機螢幕顯示異常 ,同年月22日發現手機電池異常發熱,嗣經原告詢問第三人 發現被告使用副廠零件,被告當應負物之瑕疵擔保責任,被 告應負自購買日起每日計算500元之賠償責任,預計應賠償1 0萬元,爰依民法第360條規定提起本件訴訟等語,並聲明: 被告應給付原告10萬元,及自起訴狀繕本送達翌日起至清償 日止,按年息5%計算之利息。 三、被告則以:我不懂原告要告我什麼,系爭手機並無瑕疵等語 ,資為抗辯。 四、按物之出賣人對於買受人,應擔保其物依第373條之規定危 險移轉於買受人時無滅失或減少其價值之瑕疵,亦無滅失或 減少其通常效用或契約預定效用之瑕疵;買受人於契約成立 時,知其物有前條第1項所稱之瑕疵者,出賣人不負擔保之 責。買受人因重大過失,而不知有前條第1項所稱之瑕疵者 ,出賣人如未保證其無瑕疵時,不負擔保之責,民法第354 條第1項本文、第355條第1項、第2項本文分別定有明文。又 按標的物之價值及效用,有無滅失或減少之瑕疵,在出賣人 固應負瑕疵擔保之義務,在買受人亦應負檢查及通知之責任 。其怠於通知者,除依通常之檢查不能發見之瑕疵外,應視 為承認其所受領之物,不應使出賣人久負不可知之責任,此 觀民法第356條規定自明。是以買受人對於所受領之標的物 ,應按物之性質依通常程序檢查之,若能檢查而不為檢查, 致未能發現物之瑕疵時,即應視為承認其所受領之物,出賣 人不再負物之瑕疵擔保責任,買受人即不得基於物之瑕疵擔 保請求權請求賠償(最高法院90年度台上字第378號判決意 旨參照)。本件原告主張被告交付之系爭手機存有物之瑕疵 ,請求被告賠償等語,既為被告所否認,揆諸前揭說明,自 應由原告就此有利於己之事實負舉證責任。 五、經查,原告並無提出證據證明被告曾承諾系爭手機功能正常 ,難認被告有故意不告知瑕疵或保證品質之情。且原告自承 於購買後數日始發現系爭手機功能異常,未舉證證明系爭手 機於買賣時即存有物之瑕疵。再者,原告所指瑕疵之情為被 告使用副廠零件致使螢幕顯示異常、電池異常發熱,惟系爭 手機價格遠低於全新iPhone11手機,原告於買受時更應加謹 慎仔細檢查系爭手機狀況,或於買受後速送往第三人檢查發 現瑕疵後通知被告,是原告未能依上開檢查程序發現物之瑕 疵,應認視為承認其所受領之物,被告即不再負物之瑕疵擔 保責任。從而,原告主張被告應負物之瑕疵擔保責任,當屬 無據,應予駁回。 中  華  民  國  114  年  3   月   4  日          桃園簡易庭 法 官 王子鳴 以上為正本係照原本作成。 如不服本判決,應於送達後20日內,向本院提出上訴狀並表明上 訴理由,如於本判決宣示後送達前提起上訴者,應於判決送達後 20日內補提上訴理由書(須附繕本)。 如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。  中  華  民  國  114  年  3   月  4   日                書記官 郭宴慈

2025-03-04

TYEV-113-桃小-2240-20250304-1

臺灣基隆地方法院

竊盜

臺灣基隆地方法院刑事判決  113年度易字第768號 公 訴 人 臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 陳小菁 選任辯護人 孫全平律師 上列被告因竊盜案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第99號 ),本院判決如下:   主 文 甲○○無罪。   理 由 一、公訴意旨略以:被告甲○○於民國112年10月17日11時許,在 新北市○○區○○00號乙○○住處前,意圖為自己不法之所有,基 於竊盜之犯意,趁無人看管之際,徒手竊取乙○○所有之黑色 米克斯犬1隻(下稱本案犬隻)得逞,因認被告涉犯刑法第3 20條第1項竊盜罪嫌等語。 二、無罪判決書內,因檢察官起訴之事實,法院審理結果,認為 被告之犯罪不能證明,而為無罪之諭知,則被告並無檢察官 所起訴之犯罪事實存在,既無刑事訴訟法第154條第2項所規 定「應依證據認定之」事實存在,因此判決書僅須記載主文 及理由,而理由內記載事項,為法院形成主文所由生之心證 ,其論斷僅要求與卷內所存在之證據資料相符,或其論斷與 論理法則無違,通常均以卷內證據資料彈劾其他證據之不具 信用性,無法證明檢察官起訴之事實存在,所使用之證據並 不以具有證據能力之證據為限(最高法院100年度台上字第2 980號判決意旨參照)。本案經本院審理後,認不能證明被 告犯罪,而應為無罪之判決,則就本案卷內證據資料,是否 具有證據能力,即無論述之必要,合先敘明。 三、犯罪事實應依證據認定之,無證據不得認定犯罪事實;不能 證明被告犯罪或其行為不罰者,應諭知無罪之判決,刑事訴 訟法第154條第2項、第301條第1項分別定有明文。認定犯罪 事實所憑之證據,雖不以直接證據為限,間接證據亦包括在 內;然而無論直接或間接證據,其為訴訟上之證明,須於通 常一般之人均不致有所懷疑,而得確信其為真實之程度者, 始得據為有罪之認定(最高法院109年度台上字第4700號判 決意旨參照)。檢察官對於起訴之犯罪事實,應負提出證據 及說服之實質舉證責任。倘其所提出之證據,不足為被告有 罪之積極證明,或其指出證明之方法,無從說服法院以形成 被告有罪之心證,基於無罪推定之原則,自應為被告無罪判 決之諭知(最高法院76年度台上字第4986號、109年度台上 字第4056號判決意旨參照)。   四、公訴意旨認被告甲○○涉犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌,無 非以被告之供述、證人即告訴人乙○○之證述、本案犬隻遭竊 照片、被告與告訴人間之LINE對話紀錄、新北市政府動物保 護防疫處113年4月17日函文等資為論據。   五、訊據被告固不否認於上揭時、地未經告訴人乙○○同意將本案 犬隻帶離現場,惟堅決否認有何竊盜犯行,辯稱:本案犬隻 是伊在111年9月28日送養給告訴人領養,領養時有簽署愛心 認養協議書,載明告訴人要在6個月內植晶片、結紮、打疫 苗,且告訴人也有答應要飼養在室內,並接受追蹤飼育情形 ;本案發生半年前,伊有傳LINE詢問告訴人本案犬隻的狀況 ,但告訴人都不理會,因此伊才會於112年10月17日直接去 告訴人住處查看,看到本案犬隻被鍊養在室外,身上都是髒 污及跳蚤,沒有水碗跟食物,也沒有結紮,伊打電話給告訴 人,要詢問情況,只問了為何沒有結紮,告訴人就叫伊不准 再打電話,且掛斷電話,所以伊才會把本案犬隻帶離現場, 交給當初的救援人帶去獸醫院檢查,並無竊盜犯意等語;辯 護人則為被告辯護稱:被告於探訪本案犬隻時,發現本案犬 隻顯然未受妥當照顧,告訴人未依收養犬隻時所簽訂之協議 書內容履行,被告主觀上認依協議書之約定,可收回本案犬 隻,係合法行使權利,並無不法所有意圖及竊盜故意,而新 北市政府動物保護防疫處事後雖有通知被告返還本案犬隻, 惟有無竊盜主觀犯意,應以行為時進行判斷等語,經查: ㈠、本案犬隻係於111年9月28日由被告送養給告訴人乙○○飼養, 後由告訴人帶回新北市○○區○○00號飼育;112年10月17日11 時許,被告至上揭處所查看本案犬隻,未經告訴人同意,逕 將本案犬隻帶離等節,為被告所不爭執,且據證人即告訴人 乙○○於本院審理中結證證述綦詳(本院卷第105-110頁), 並有愛心認養協議書、本案犬隻遭竊照片、被告與告訴人間 之LINE對話及簡訊紀錄、新北市政府動物保護防疫處113年4 月17日函文等件在卷可稽(偵卷第13-15、33-37、143-195 、217頁),堪以認定。 ㈡、按刑法竊盜罪之成立,除須有竊取他人財物之行為外,尚以 行為人有為自己或第三人不法所有意圖之主觀違法要件,始 足當之(最高法院75年度台上字第8號判決意旨參照);是 竊盜罪之主觀構成要件,除竊盜故意外,尚包括「不法意圖 」及「所有意圖」,所謂「不法意圖」,乃行為人認知到自 己在法律上並不具合法權利而得以使自己對客體享有如同所 有人地位之利益的主觀心態,亦即,行為人認知自己的取物 行為牴觸法律對於財產利益的分配(最高法院86年度台上字 第4976號、83年度台上字第6100號判決參照)。而行為人主 觀上有無不法所有意圖,因存乎一心,故於個案中自應綜合 斟酌行為人拿取該物之動機、是否有管理事務之職責、權限 及財產權物體移動之原因、事實,行為人拿取該物後所為之 後續處置、行為人與被害人之關係等客觀具體情狀詳細審究 而判斷之。 ㈢、被告自警詢、偵查迄本院審理時迭稱:伊是本案犬隻之送養 人,因本案犬隻受到不當對待,且未依協議書內容結紮,詢 問告訴人,告訴人叫伊不要打電話,無法溝通,依照協議書 內容,送養方有權收回,加上本案犬隻被鍊養在屋外,現場 沒有水碗、食物碗,身上都是髒污、跳蚤,所以伊才將本案 犬隻帶回,避免受不當對待等語(偵卷第8-9、57-59、49-5 0頁),證人乙○○於警詢中稱:被告於112年10月17日上午11 時40分許有打電話詢問伊,為何本案犬隻沒有結紮,伊當時 回被告正在忙,回到住處後,發現養在車棚的本案犬隻不見 了,發現狗不見了之後伊打電話給被告,被告說狗是她帶走 的等語(偵卷第18-19頁)、偵查中稱:本案犬隻是從被告 處認養的,有簽1張愛心認養協議書,伊認養後,被告有用 手機、LINE與伊聯繫,詢問犬隻的狀況,並請伊提供將犬隻 的狀況及生活環境拍照給她看,112年10月17日當天,被告 有打電話給伊,問伊為何沒有幫犬隻結紮,當時伊正在加護 病房照顧婆婆,伊就跟被告說正在忙,並掛斷電話,伊發現 狗不見後,就打電話問被告,被告就說是伊帶走的等語(偵 卷第53-54頁)、於本院審理中結證稱:本案犬隻是飼養在 新北市○○區○○00號的車棚,伊並未住在該處,但工作在那邊 ,所以會固定上山,由伊和伊先生負責照顧犬隻,若伊上山 時,天氣、環境適合,伊就會放開犬隻的鏈條,讓犬隻活動 ;112年10月17日當天,被告有打電話給伊,問伊為何沒有 幫犬隻結紮,伊當時在加護病房內跟醫生討論病情,所以沒 有告訴被告,犬隻沒有結紮的原因,伊在認養本案犬隻時, 有簽愛心認養協議書,在112年10月17日時,伊還沒幫本案 犬隻結紮、植晶片,伊也知道若違反協議書約定,送養人有 權將犬隻收回等語(本院卷第105-109頁),由被告、證人 乙○○上開陳述,佐以被告與告訴人乙○○之LINE對話及愛心認 養協議書內容(偵卷143、13-15頁)可知,被告於111年9月 28日將本案犬隻送養予告訴人認領時,雙方簽有愛心協議書 ,依協議書內容所載,告訴人除應善盡照顧之責任外,尚需 完成晶片植入登記,且於本案犬隻六個月大時,需辦理結紮 ,並定期注射疫苗等,而被告於111年12月26日、112年9月2 8日以LINE詢問告訴人關於本案犬隻結紮、現況,未獲告訴 人回應,被告於112年10月17日前往告訴人飼養本案犬隻處 所查看時,本案犬隻遭鍊養於室外(車棚),確未完成結紮 程序。復經本院勘驗被告所提出現場錄影檔案,本案犬隻於 112年10月17日係遭鍊養於室外,旁邊停有汽車,犬隻脖子 、身體側邊有偏白區塊,有掉毛現象,有本院勘驗筆錄可稽 (本院卷第103頁),參以本案犬隻遭帶離後於112年10月17 日下午3時50分許至動物醫院之抽血檢驗報告(本院卷第73 頁),其白血球、血紅素、血糖等指數未符正常值,互核上 情,堪認被告陳稱:其於112年10月17日至告訴人處所查看 本案犬隻時,因認本案犬隻未受妥當照顧及尚未結紮,為救 護犬隻而帶走犬隻等情,並非子虛。 ㈣、又依愛心認養協議書第2點、第12點、第14點及第22條約定( 參偵卷第13-15頁),認養人即告訴人需依法辦理本案犬隻 之晶片植入,並於6個月大時辦理結紮,並需定期為本案犬 隻進行疫苗注射、健康檢查,妥善照顧犬隻,如有違反上開 認養規定,送養人即被告有權收回該動物,證人乙○○於本院 審理中結證稱:伊於112年10月17日時,尚未替本案犬隻辦 理結紮、植入晶片等語(本院卷第105頁),而本案犬隻係 於111年9月28日送養,是告訴人顯未依上開協議書內容約定 完成晶片植入及結紮,再參以被告於112年10月17日所見本 案犬隻外觀,有掉毛等未妥善照顧情形(如上開五、㈢所述 ),從而,被告主觀上認依協議書第22條約定,其有權收回 犬隻,並非無據,難認被告主觀上具有不法所有之意圖;再 者,證人乙○○於警詢、偵查中均稱:伊發現犬隻不見後,有 打電話問被告,被告說犬隻是她帶走的等語(偵卷第19、54 頁),參以被告與告訴人間之訊息對話內容(偵卷第145-19 5頁),被告於帶走本案犬隻後,對帶離犬隻之事實,並無 任何隱瞞,且向告訴人表示不是想要回狗,係因告訴人未妥 善照顧、未幫本案犬隻結紮,且對追蹤犬隻狀況之詢問置之 不理,而證人乙○○於本院審理中亦結證稱:其與被告並未討 論過如果發生收回犬隻情形,送養人是否需要先通知等語( 本院卷第106頁),故被告與告訴人就協議書內所約定收回 犬隻之方式及是否需通知或經認領人同意等細節,亦未約定 或討論,是以,被告主觀上認依協議書約定收回本案犬隻, 係合法行使權利,亦非無據,自難認被告有何不法所有意圖 ,尚難僅憑卷內現有之證據而為不利被告之認定。 六、綜上所述,依檢察官所舉各項事證,尚不足使本院就被告所 涉竊盜犯行,達於通常一般之人均不致有所懷疑,而得確信 其為真實之程度,致使無從形成有罪之確信,揆諸首開說明 ,自應為被告無罪之諭知。 據上論斷,應依刑事訴訟法第301條第1項,判決如主文。    本案經檢察官張長樹提起公訴,檢察官高永棟到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  4   日          刑事第四庭 法 官 周霙蘭 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿 逕送上級法院」。 中  華  民  國  114  年  3   月  4   日                書記官 許育彤

2025-03-04

KLDM-113-易-768-20250304-1

交聲再
臺灣新竹地方法院

聲請再審

臺灣新竹地方法院刑事裁定 113年度交聲再字第1號 再審聲請人 即受判決人 陳如會 上列聲請人即受判決人因過失傷害案件,對於本院中華民國113 年8月30日113年度交易字第334號第一審確定判決,聲請再審, 本院裁定如下:   主 文 再審之聲請駁回。   理 由 一、聲請再審意旨略以:案發當天是相對人即告訴人劉子華從右 邊來撞再審聲請人即受判決人陳如會(下稱聲請人)車輛後 視鏡,交通肇事的監控視頻不完整,不能清晰展現事發經過 ,請求查監控視頻。聲請人與相對人同為交通參與人,都有 安全通行的注意義務,案發地點非行人通道,雙方對事故發 生應有相同責任。聲請人主動協助警方查明事故,且因年老 病多生活不能自理,且有中低老人證明,應給予緩刑,原審 判決認事用法不當,為此提起再審云云。 二、按再審制度,係為發現確實之事實真相,以實現公平正義, 而於案件判決確定之後,另設救濟之特別管道,重在糾正原 確定判決所認定之事實錯誤,且為受判決人利益聲請再審, 必其聲請理由合於刑事訴訟法第420條第1項各款所定情形之 一,或同法第421條有足生影響於判決之重要證據漏未審酌 者,始得准許之。次按,有罪之判決確定後,因發現新事實 或新證據,單獨或與先前之證據綜合判斷,足認受有罪判決 之人應受無罪、免訴、免刑或輕於原判決所認罪名之判決者 ,為受判決人之利益,得聲請再審;第1項第6款之新事實或 新證據,指判決確定前已存在或成立而未及調查斟酌,及判 決確定後始存在或成立之事實、證據,刑事訴訟法第420條 第1項第6款、第3項分別定有明文。準此,所謂「新事實」 或「新證據」,須具有未判斷資料性之「新規性」,舉凡法 院未經發現而不及調查審酌,不論該事實或證據之成立或存 在,係在判決確定之前或之後,就其實質之證據價值未曾予 評價者而言。如受判決人提出之事實或證據,業經法院在審 判程序中為調查、辯論,無論最終在原確定判決中本於自由 心證論述其取捨判斷之理由;抑或捨棄不採卻未敘明其捨棄 理由之情事,均非未及調查斟酌之情形。通過新規性之審查 後,尚須審查證據之「顯著性」,此重在證據之證明力,由 法院就該新事實或新證據,不論係單獨或與先前之證據綜合 判斷,須使再審法院對原確定判決認定之事實產生合理懷疑 ,並認足以動搖原確定判決而為有利受判決人之蓋然性存在 。而該等事實或證據是否足使再審法院合理相信足以動搖原 有罪之確定判決,而開啟再審程式,當受客觀存在的經驗法 則、論理法則所支配,並非聲請人任憑主觀、片面自作主張 ,就已完足。如聲請再審之理由僅係對原確定判決之認定事 實再行爭辯,或對原確定判決採證認事職權之適法行使,任 意指摘,或對法院依職權取捨證據持相異評價,縱法院審酌 上開證據,仍無法動搖原確定判決之結果者,亦不符合此條 款所定提起再審之要件。復按,法院認為無再審理由者,應 以裁定駁回之,刑事訴訟法第434條第1項定有明文。 三、經查:     (一)原確定判決依憑聲請人於警局詢問時、檢察官偵查中及本 院審理時之自白、相對人劉子華於警詢及偵查中之指訴、 道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表㈠及㈡各1 份、道路交通事故現場照片共8張、監視錄影光碟1片及翻 拍照片4張、東元醫療社團法人東元綜合醫院診斷證明書1 份等調查證據之結果,並綜合卷內證據資料,認定聲請人 駕駛本案自小客車疏未注意車前狀況,復未禮讓步行在行 人穿越道上之相對人先行,致相對人受其撞擊而倒地,因 而肇生本案車禍致相對人受傷之犯行。原審已於判決理由 中詳述其調查證據之結果及憑以認定犯罪事實之心證理由 ,並就聲請人加重減輕其刑部分於理由中予以論述,核其 所為論斷說明,與卷內訴訟資料悉無不合,故原審本其自 由心證對證據予以取捨及判斷,並無違背一般經驗法則及 論理法則之情事甚明。 (二)聲請意旨以相對人未走斑馬線,並請求查監視錄影云云, 惟此部分主張已據聲請人於原審提出主張(見本院113年度 交易字第334號卷《下稱本院113交易334卷》第48頁),並經 原審法官於準備程序時告知依偵卷照片顯示相對人當時有 走在斑馬線上等語,有原審於113年8月7日準備程序筆錄 在卷可憑(見本院113交易334卷第48頁),且有卷附案發 當時監視錄影翻拍照片附卷可佐(見新竹地檢署113年度偵 字第5552號偵查卷第10至11頁),並經本院調閱全卷核閱 無誤,是聲請人上開主張業據原審於審理時為調查、辯論 後於原確定判決中論述明確,自非屬「新事實、新證據」 。又聲請人就上開犯罪事實於原審坦承不諱(見本院113 交易334卷第30頁),而今再事爭執,非無可議;另聲請 人就原審刑度之意見,亦非屬再審程序審核要件。是聲請 人再審意旨所陳,無非對於原確定判決業已詳為說明及審 酌之事項,徒憑己見而為不同之評價,或就原審量刑部分 有意見,自均難憑此即遽認符合刑事訴訟法第420條第1項 第6款規定「新事實」或「新證據」之再審要件。   (三)綜上所述,聲請人所提出證據主張已據原確定判決調查審 酌,其餘就量刑部分之主張,亦不足致原確定判決認定之 事實產生合理懷疑而使聲請人應受無罪或輕於原判決所認 罪名之判決,且聲請人上開所述至多僅係其對法院依職權 取捨證據持相異評價或就與第420條第1項第6款規定不符 之要件再是爭執。從而,本件再審之聲請為無理由,應予 駁回。  四、末按,聲請再審之案件,除顯無必要者外,應通知聲請人及 其代理人到場,並聽取檢察官及受判決人之意見。但無正當 理由不到場,或陳明不願到場者,不在此限;前項本文所稱 「顯無必要者」,係指聲請顯屬程序上不合法且無可補正或 顯無理由而應逕予駁回,例如非聲請權人、逾法定期間、以 撤回或駁回再審聲請之同一原因聲請再審等情形,或再審原 因已明,顯有理由而應逕為開始再審之裁定,刑事訴訟法第 429條之2、法院辦理刑事訴訟案件應行注意事項第177條之4 定有明文。本件聲請再審既屬顯無理由,揆諸前揭法律規定 及說明,本院認無依刑事訴訟法第429條之2前段規定通知聲 請人到場,並聽取聲請人及檢察官意見之必要,併此敘明。    據上論斷,依刑事訴訟法第434條第1項,裁定如主文。     中  華  民  國  114  年  3   月  4   日          刑事第六庭  審判長法 官 黃美盈                    法 官 李建慶                    法 官 蔡玉琪 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。 中  華  民  國  114  年  3   月  4   日                    書記官 李念純

2025-03-04

SCDM-113-交聲再-1-20250304-2

臺灣臺東地方法院

訴訟救助

臺灣臺東地方法院民事裁定 114年度救字第6號 聲 請 人 江明輝 相 對 人 新光產物保險股份有限公司 法定代理人 吳昕紘 上列當事人間請求損害賠償(交通)事件,聲請人對於民國113 年12月27日本院113年度東簡字第235號第一審判決提起上訴(本 院114年度簡上字第8號),並聲請訴訟救助,本院就該聲請部分 裁定如下:   主 文 聲請駁回。   理 由 一、按當事人無資力支出訴訟費用者,法院應依聲請,以裁定准 予訴訟救助。但顯無勝訴之望者,不在此限,民事訴訟法第 107條第1項定有明文。所謂無資力,係指窘於生活,且缺乏 經濟信用,無籌措款項以支出訴訟費用之信用技能而言(最 高法院43年度台抗字第152號裁定要旨參照)。而聲請訴訟 救助,依民事訴訟法第109條第2項、第284條規定,應提出 能即時調查之證據為釋明;如聲請人未提出證據,或依其提 出之證據,未能信其無資力支出訴訟費用之主張為真實,即 應將其聲請駁回;是法院調查聲請人是否無資力支出訴訟費 用,專就聲請人提出之證據為之,如聲請人並未提出證據, 或依其提出之證據,未能信其無資力支出訴訟費用之主張為 真實,即應將其聲請駁回,並無派員調查之必要(最高法院 107年度台抗字第468號裁定要旨參照)。 二、本件聲請意旨略以:聲請人對本院113年度東簡字第235號第 一審判決提起上訴,惟聲請人因扶養父親及兩名在學子女, 配偶又因開刀需在家靜養,家庭費用支出均仰賴聲請人每月 新臺幣(下同)3萬元收入支應,生活相當艱難,顯無資力 ,爰請求准予暫免繳納上訴第二審裁判費用12,225元,聲請 訴訟救助等語。 三、經查,聲請人以民事聲請訴訟救助狀陳述其無資力等語,惟 並未提出任何得即時調查之證據釋明其財產及信用狀況,有 何窘於生活,並缺乏經濟信用,以致無法籌措款項支出訴訟 費用之情事,是聲請人主張其為無資力之人云云,尚難採信 。揆諸首揭說明,本件聲請訴訟救助,於法不合,不應准許 。 四、據上論結,本件聲請為無理由,應予駁回,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  4   日          民事庭   審判長法 官 張宏節                   法 官 陳建欽                   法 官 徐晶純 以上正本係照原本作成。 如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀(須附繕本) ,並繳納抗告費新臺幣1,500元。 中  華  民  國  114  年  3   月  4   日                   書記官 吳明學

2025-03-04

TTDV-114-救-6-20250304-1

板簡
板橋簡易庭

損害賠償等

臺灣新北地方法院板橋簡易庭民事裁定 113年度板簡字第3147號 原 告 張淑晶 (現於法務部○○○○○○○○○執行,寄押於法務部○○○○○○○○○○○○○) 被 告 張振盛 陳文淨 張岳森 上列當事人間損害賠償等事件,本院裁定如下:   主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 訴訟費用由原告負擔。   理 由 一、原告主張如附件民事告訴狀暨訴訟救助狀所載。 二、原告之訴,其訴訟標的為確定判決效力所及者,法院應以裁 定駁回之,民事訴訟法第249條第1項第7款定有明文。上開 規定,依同法第436條第2項規定,於簡易訴訟程序適用之。 前後兩訴是否同一事件,應依(一)前後兩訴之當事人是否 相同;(二)前後兩訴之訴訟標的是否相同;(三)前後兩 訴之聲明,是否相同、相反或可以代用等三個因素決定之( 最高法院73年度台抗字第518號裁判意旨參照)。 三、經查,原告前以被告無預警將新北市○○區○○街00○0號2樓房 屋(下稱系爭房屋)換鎖,屋內物品均係父、母親及原告的 私人物品,依所有權作用提起先位之訴,並依侵權行為及不 當得利法律關係提起備位之訴,主張:1.先位聲明:被告應 返還原告遺留於系爭房屋内之所有物品。2.備位聲明:被告 應連帶賠償原告新臺幣(下同)11萬元,及自起訴狀繕本送 達翌日起至清償日止,按年息百分之5計算之利息,經本院 板橋簡易庭以110年度板簡字第1106號判決原告之訴駁回, 原告上訴後,經本院以112年度簡上字第224號裁定駁回確定 ,經原告陸續聲請再審,分別經本院以112年度聲再字第7號 、112年度聲再字第13號裁定駁回(下稱前案)。而依原告 之書狀,本案與前案之當事人相同,訴訟標的相同,訴之聲 明相同或可以代用(都是請求返還系爭房屋內物品或請求賠 償所受之損失11萬元及利息),原告於書狀中也表示本案與 前案為同一事件(只是表示之前無法提出證據被駁,現在找 到單據),則依據前述判決意旨,本案與前案即是同一事件 。原告再就本件紛爭加以請求,屬訴訟標的為確定判決效力 所及之情形,且不能補正,應依前述規定以裁定駁回。 四、依民事訴訟法第436條第2項、第249條第1項第7款、第95條 、第78條,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  4   日           臺灣新北地方法院板橋簡易庭              法 官 時瑋辰 以上正本係照原本作成。 如不服本裁定,應於送達後10日內,向本院提出抗告狀並表明抗 告理由,如於本裁定宣示後送達前提起抗告者,應於裁定送達後 10日內補提抗告理由書(須附繕本)。 中  華  民  國  114  年  3   月  4   日             書記官 詹昕容

2025-03-04

PCEV-113-板簡-3147-20250304-1

消債更
臺灣基隆地方法院

聲請更生

臺灣基隆地方法院民事裁定 113年度消債更字第87號 聲 請 人 丁玉君 上列當事人因消費者債務清理事件聲請更生,本院裁定如下:   主 文 聲請駁回。 聲請費用由聲請人負擔。   理 由 一、按債務人聲請更生時,應提出財產及收入狀況說明書及其債 權人、債務人清冊;所提出之財產及收入狀況說明書,應表 明下列事項,並提出證明文件:一、財產目錄,並其性質及 所在地。二、最近五年是否從事營業活動及平均每月營業額 。三、收入及必要支出之數額、原因及種類。四、依法應受 債務人扶養之人;法院認為必要時,得定期命債務人據實報 告更生聲請前二年內財產變動之狀況,並對於前條所定事項 補充陳述、提出關係文件或為其他必要之調查,消費者債務 清理條例(下稱消債條例)第43條第1項、第6項、第44條分 別定有明文。又聲請更生或清算不合程式或不備其他要件者 ,法院應以裁定駁回之。但其情形可以補正者,法院應定期 間先命補正;債務人經法院通知,無正當理由而不到場,或 到場而故意不為真實之陳述,或無正當理由拒絕提出關係文 件或為財產變動狀況之報告者,應駁回其更生之聲請,消債 條例第8條、第46條第3款復有明定。是債務人於法院裁准消 費者債務清理程序開啟前,基於謀求自身經濟生活更生之目 的,當以積極誠實之態度,配合法院進行各項程序。法院依 消債條例第9條之規定,雖有依職權調查必要之事實及證據 之責,然基於債務人對自身財務、信用、工作之狀況,本應 知之最詳之理,且參諸同條例第44條、第46條第3款之意旨 ,苟債務人怠於配合法院調查,或有不實陳述,或拒絕為財 產變動狀況之報告之情形,有礙法院關於債務人是否不能清 償債務,或是否有不能清償之虞,毀諾可否歸責之判斷者, 法院自應駁回債務人之聲請。又更生程序係為保護有更生誠 意之債務人而設,債務人如不配合法院為協力行為,即足認 其欠缺清理債務之誠意,且無聲請更生之真意,自無加以保 護之必要,而構成更生開始之障礙事由(同條例第46條立法 理由參照)。 二、經查,本件聲請人於民國113年8月1日以其有不能清償債務 之情事,向本院聲請消費者債務清理之調解,嗣於113年9月 1日調解不成立,聲請人並於113年9月27日聲請更生;又聲 請人聲請調解時,提出財產及收入狀況說明書,陳報每月薪 資收入約新臺幣(下同)3萬元,每月必要支出則包含「個人 基本生活費18,000元」、「女兒教育扶養費12,000元」、「 家裡生活開銷2,000元」、「二妹基本生活開銷4,000元」、 「二妹看護費6,000元」、「二妹扶養費3,000元」,合計45 ,000元等情,業經本院依職權調取本院113年度司消債調字 第104號卷核閱屬實。而因聲請人陳報之每月必要支出已逾 每月平均薪資,本院乃於113年10月30日裁定命聲請人提出 證據說明如何負擔超過薪資之必要生活費用及扶養費,及有 何履行更生方案之可能。聲請人先於113年12月2日具狀陳稱 「二妹已於7月去世,因此刪除二妹的扶養及看護用支出」 、「我會再更努力工作穩定收入並節省個人開銷......讓自 己每月能有剩餘 ,至少可提出約1,000元來做為更生方案履 行計畫」;嗣於本院調查期日經本院詢以每月必要支出時, 陳稱「(問:聲請人每月生活支出金額為何?)包括房貸每月 支出31000元。」、「(問:31000元如何計算而來?)每月老 闆扣薪5000元,因我向老闆預支薪資,我的工作都是直接拿 現金,沒有薪資袋,我欠老闆10萬元,目前已清償3萬元。 我在盧耳鼻喉科工作,老闆是盧勵強。」、「(問:何以未 陳報此筆債務?何時向盧勵強借款?)去年吧。」、「(問: 聲請人每月支出扣除5000元後尚支出26000元,如何計算?) 剩下的26000元是我一個人的生活費用,包含日用品、水電 費等。」、「(問:聲請人是否一個人每月須花費26000元? )是。」、「(問:聲請人之房貸每月繳納金額為何?)我 沒有房貸,我剛剛說的是別人的房貸。」、「(問:聲請人 每月收入為何?)31000元」、「(問:聲請人收入與支出 相抵後是否無餘額?)是。」、「(問:若是如此,如何負 擔更生方案?)就是盡量減少花費,我剛剛說的支出金額有 把還債的金額算進去。」、「(問:聲請人打算每月清償多 少金額?)3000元。」、「(問:聲請人於書狀中提出每月 清償1000元之更生方案,剛剛又說每月收入與支出相抵後無 餘額,現又稱每月清償3000元,聲請人之更生方案究為何? 聲請人每月必要支出金額究為何?)我沒有仔細算過。」等 語(見本院113年12月5日訊問筆錄)。綜觀債務人前揭陳報及 陳述內容,就其每月收入數額、每月個人必要生活費用、是 否仍須負擔子女扶養費等關於其收入支出之事項,前後不一 而有重大歧異;又聲請人提出本件聲請時,並未於債權人清 冊記載對其僱主所負債務,對於當庭所稱「負擔他人房貸」 之事實及原因,亦隻字未提,且經本院再三詢問其每月收支 情形究竟如何,竟稱「我沒有仔細算過」,自難認聲請人已 如實陳報其收入及支出狀況。是聲請人既未盡消債條例第46 條第3款所定真實陳述之協力義務,致本院無從依聲請人真 實收支狀況判斷其有無清償能力,足認聲請人欠缺清理債務 之誠意,且無聲請更生之真意,自無加以保護之必要,是其 本件聲請於法未合,應予駁回。 三、爰裁定如主文。        中  華  民  國  114  年  3  月  4  日          民事第一庭法 官 姚貴美 以上正本係照原本作成 如對本裁定抗告須於裁定送達後十日內向本院提出抗告狀,並繳 納抗告費新臺幣一千元 中  華  民  國  114  年  3  月  4  日             書記官 白豐瑋

2025-03-04

KLDV-113-消債更-87-20250304-2

審簡
臺灣桃園地方法院

竊盜

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決                   114年度審簡字第246號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 郭冠均 上列被告因竊盜案件,經檢察官提起公訴(113 年度偵緝字第42 09號),被告於準備程序中自白犯罪,本院認為宜以簡易判決處 刑,爰不經通常審判程序,逕以簡易判決處刑如下:   主 文 郭冠均犯如附表一「宣告刑及沒收」欄所示之罪,各處如附表一 「宣告刑及沒收」欄所示之刑及沒收。應執行拘役陸拾日,如易 科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。   事實及理由 一、本案犯罪事實及證據,除證據部分補充「被告郭冠均於本院 準備程序時之自白」外,餘均引用檢察官起訴書之記載(如 附件)。 二、論罪科刑:  ㈠核被告就附表一編號一至三所為,均係犯刑法第320 條第1  項之竊盜罪。  ㈡被告所犯上開3 罪間,犯意各別,行為互殊,應予分論併罰 。  ㈢爰審酌被告不思以正當手段獲取財物,為圖一己私益,竟恣 意竊取他人財物,蔑視他人財產權,致被害人受有財產損害 ,足見其法治觀念薄弱,對民眾財產、社會治安與經濟秩序 產生危害,所為殊無可取,惟念其犯罪手段尚屬平和,並考 量被告犯後對其犯行坦承不諱之犯後態度,併參酌其素行、 犯罪之動機、目的及手段、於警詢時自陳係大學畢業之教育 程度、無業、家庭經濟狀況勉持(見偵卷第7 頁)、對被害 人所造成之損害、所竊取本案財物之價值等一切情狀,分別 量處如附表一「宣告刑及沒收」欄所示之刑,並定其應執行 之刑,並均諭知易科罰金之折算標準。 三、沒收部分:   按犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之;前二項之沒收, 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額;犯 罪所得已實際合法發還被害人者,不予宣告沒收或追徵,刑 法第38條之1 第1 項前段、第3 項、第5 項分別定有明文。 又所謂實際合法發還,是指因犯罪而生民事或公法請求權已 經被實現、履行之情形而言,不以發還扣押物予原權利人為 限,其他如財產犯罪,行為人已依和解條件履行賠償損害之 情形,亦屬之。申言之,犯罪所得一旦已實際發還或賠償被 害人者,法院自無再予宣告沒收或追徵之必要;倘若行為人 雖與被害人達成民事賠償和解,惟實際上並未將民事賠償和 解金額給付被害人,或犯罪所得高於民事賠償和解金額者, 法院對於未給付之和解金額或犯罪所得扣除和解金額之差額 部分等未實際賠償之犯罪所得,自仍應諭知沒收或追徵。又 同法第38條之2 第2 項過苛調節條款,於宣告沒收或追徵有 過苛之虞、欠缺刑法上之重要性或犯罪所得價值低微之情形 ,及考量義務沒收對於被沒收人之最低限度生活產生影響, 固允由事實審法院就個案具體情形,依職權裁量不予宣告或 酌減,以調節沒收之嚴苛性,並兼顧訴訟經濟,節省法院不 必要之勞費。然所謂「過苛」,係指沒收違反過量禁止原則 ,讓人感受到不公平而言。是法院如認為宣告沒收有過苛之 虞,而予以裁量免除沒收,即應說明其認定不法利得不復存 在之依據,及宣告沒收違反人民法律感情之理由,否則即有 理由不備之違法(最高法院110年度台上字第1673號判決意 旨參照)。查,被告本案所竊取如附表二所示之物,核均屬 其犯罪所得,且俱未實際合法發還本案之被害人,揆諸上開 說明,為避免被告無端坐享犯罪所得,且本院酌以如宣告沒 收,並查無刑法第38條之2 第2 項過苛調節條款之適用,是 應依刑法第38條之1 第1 項前段、第3 項規定,於被告所犯 如附表一編號一至三「宣告刑及沒收」欄所示之各該罪項下 分別宣告沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時, 各追徵其價額。被告雖於本院審理時陳稱其已賠償新臺幣( 下同)8,000 元云云,惟並未提出證據以實其說,是尚不足 對被告為有利之認定,自無從予以扣除。至檢察官日後就本 判決對被告犯罪所得諭知沒收或追徵部分指揮執行時,倘被 害人確有全部或一部實際受償之情形,自應計算後扣除之, 無庸再執行該部分犯罪所得之沒收,對被告之權益亦無影響 ,尤無雙重執行或對被告重複剝奪犯罪所得而過苛之虞(最 高法院107 年度台上字第3837號、第4593號判決意旨參照) 。 四、依刑事訴訟法第449 條第2 項、第3 項、第450 條第1 項、 第454 條,逕以簡易判決處刑如主文。 五、如不服本判決,應於判決送達後20日內,向本院提出上訴狀 (應附繕本),上訴本院合議庭。 本案經檢察官許宏緯提起公訴,檢察官劉仲慧到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  4   日           刑事審查庭  法 官 謝承益 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀(應附 繕本)。                  書記官 施懿珊 中  華  民  國  114  年  3   月  9   日 附錄本案論罪科刑依據之法條: 中華民國刑法第320 條第1 項: 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處5 年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。 附表一: 編號 事實 宣告刑及沒收 一 附件起訴書犯罪事實欄一所載於113 年1 月22日凌晨2 時44分許所犯竊盜犯行 郭冠均犯竊盜罪,處拘役參拾日,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案如附表二編號一所示之犯罪所得沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 二 附件起訴書犯罪事實欄一所載於113 年1 月23日凌晨5 時38分許所犯竊盜犯行 郭冠均犯竊盜罪,處拘役貳拾日,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案如附表二編號二所示之犯罪所得沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 三 附件起訴書犯罪事實欄一所載於113 年1 月25日凌晨5 時41分許所犯竊盜犯行 郭冠均犯竊盜罪,處拘役參拾日,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案如附表二編號三所示之犯罪所得沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 附表二: 犯罪所得(未實際合法發還被害人) 編號 犯罪所得 備註 一 現金新臺幣9,000 元 未實際合法發還被害人 二 現金新臺幣4,796 元 三 現金新臺幣8,500 元 附件: 臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書                   113年度偵緝字第4209號   被   告 郭冠均 男 33歲(民國00年0月00日生)             住○○市○○區○○○街000號5樓             居桃園市○○區○○路000巷00○0號              5樓             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因竊盜案件,業經偵查終結,認應該提起公訴,茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、郭冠均為址設桃園市○○區○○○路0段000號In Soul Studio之 員工,詎其竟意圖為自己不法之所有,基於竊盜之犯意,先 後於民國113年1月22日凌晨2時44分許、113年1月23日凌晨5 時38分許、113年1月25日凌晨5時41分許,在上址In Soul S tudio店內,徒手竊取店內收銀檯之現金共計新臺幣(下同)2 萬2,296元,得手後騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車逃 逸。 二、案經桃園市政府警察局中壢分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實: 編號 證據名稱 待證事實 1 被告郭冠均於偵訊中之供述 (1)被告郭冠均坦承曾任職於上址In Soul Studio,於分別前往上址店內行竊收銀機內現金3次之事實。 (2)被告坦承車牌號碼000-000號普通重型機車由其本人使用之事實。 2 證人即In Soul Studio之股東傅耕慧於警詢中之證述 證明被告自113年1月17日起任職於In Soul Studio,擔任店長,復於113年1月間曾3次於店內歇業時間輸入密碼鎖進入上址店內竊取收銀檯現金,遭竊總金額為2萬2,296元之事實。 3 證人即In Soul Studio之負責人徐毅於本署偵查中之證述 (1)證明被告曾為In Soul Studio之員工之事實。 (2)證明店內監視器於113年1月22日、113年1月23日、113年1月25日攝得在店內行竊之人身型與面容與被告極為相似之事實。 4 (1)現場照片與監視器影像截圖共32張 (2)監視器光碟1片 證明被告分別於113年1月22日凌晨2時44分許、113年1月23日凌晨5時38分許、113年1月25日凌晨5時41分許前往上址In Soul Studio行竊,並於行竊後,騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車逃逸之事實。 5 車輛詳細資料報表 證明車牌號碼000-000號普通重型機車為被告所有之事實。 二、核被告所為,係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。被告上開 3次犯行,犯意各別,行為互殊,請予分論併罰。至犯罪所得, 請依法宣告沒收,倘不能沒收或不宜執行沒收時,則請追徵 其價額。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此 致 臺灣桃園地方法院 中  華  民  國  113  年  11  月  29  日                檢 察 官 許宏緯 本件證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  12  月  11  日                書 記 官 林郁珊 所犯法條:刑法第320條   中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。

2025-03-04

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