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審簡
臺灣臺北地方法院

妨害性隱私及不實性影像罪

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第2585號 公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 謝文浩 選任辯護人 洪曼馨律師-已解任(113年11月19日解任) 沈靖家律師-已解任(113年11月19日解任) 上列被告因妨害性隱私及不實性影像罪案件,經檢察官提起公訴 (113年度偵字第16305號),被告於本院審理時自白犯罪(113 年度審易字第2269號),本院認為宜以簡易判決處刑,裁定適用 簡易程序,判決如下︰   主   文 謝文浩犯無故以錄影方法攝錄他人性影像者罪,處有期徒刑陸月 ,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日,緩刑參年,緩刑期間 付保護管束,應按執行檢察官之指示,每個月接受心理、精神治 療至少壹次,並應給付告訴人AD000-B112282、AD000-B112351、 AD000-B112352、AD000-B112353、AD000-B112358、AD000-B1123 60、AD000-B112361、AD000-B112368、AD000-B112378各新臺幣 陸萬元,給付方式如下:自一一四年一月起,按月於每月十五日 給付前開告訴人等各新臺幣壹仟陸佰元,至全部清償止,上開款 項應匯至各告訴人指定之帳戶,如有一期未履行,視為全部到期 ;另按本院一一三年度附民移調字第二二三九號調解筆錄所載內 容給付告訴人AD000-B112376。 扣案之華為手機壹支、微型攝影機(內含記憶卡及行動電源)壹台 及偷拍影片均沒收。   事實及理由 一、本件犯罪事實及證據,均引用附件檢察官起訴書之記載外, 另據被告於本院坦承犯行,核其自白,與起訴書所載事證相 符,可認屬實,本案事證明確,被告犯行可以認定,應依法 論科。 二、論罪科刑之理由:  ㈠核被告所為,係犯刑法第319條之1第1項無故錄影他人性影像 罪。被告先後數次竊錄告訴人等非公開活動及身體隱私部分 之行為,係於密切接近之時間、相同地點為之,且侵害同一 告訴人之法益,各行為之獨立性極為薄弱,依一般社會健全 觀念,難以強行分開,在刑法評價上,應視為數個舉動之接 續施行,合為包括之一行為予以評價,依接續犯論以一罪。 被告以一竊錄行為,同時侵害告訴人等之隱私權法益,為想 像競合犯,應依刑法第55條規定,從一重之無故竊錄他人非 公開活動及身體隱私部位罪處斷。  ㈡審酌被告於更衣室內無故以行動紀錄器攝錄告訴人等身體隱 私部位,已侵害告訴人等隱私及造成其心理傷害,欠缺對他 人隱私及身體自主權之尊重,犯後坦承犯行,於本院審理時 與告訴人AD000-B112282、AD000-B112351、AD000-B112352 、AD000-B112353、AD000-B112358、AD000-B112360、AD000 -B112361、AD000-B112368、AD000-B112376、AD000-B11237 8達成和解,告訴人AD000-B112283經本院傳喚未到庭致未能 達成和解,兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、家庭經濟生 活狀況、智識程度、告訴人等之量刑意見等一切情狀,量刑 如主文所示,並諭知易科罰金之折算標準。  ㈢被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑之宣告,有臺灣高等法院 被告前案紀錄表可稽,本院認被告經此偵、審程序及科刑之 宣告後,當知所警惕,無再犯之虞,所宣告之刑以暫不執行 為適當,應依刑法第74條第1項第1款規定,併予緩刑諭知, 以啟自新。另審酌被告身心狀況,本院為使被告能於本案中 深切記取教訓,避免其再度犯罪,併依刑法第93條第1項第2 款、第74條第2項第6款之規定,諭知被告於緩刑期間應付保 護管束,並應依執行檢察官指示,於緩刑期間內,每個月接 受心理、精神治療至少一次,杜絕此類情況再度發生。且為 保障告訴人權益,併依同法第74條第2項第3款之規定,命被 告應依如主文所示之給付方式,向告訴人等給付如主文所示 之金額,且此部分依同法第74條第4項之規定得為民事強制 執行名義,又依同法第75條之1第1項第4款之規定,受緩刑 之宣告而違反上開本院所定負擔情節重大,足認原宣告之緩 刑難收其預期效果,而有執行刑罰之必要者,得撤銷其宣告 。  ㈣被告除以主文所示給付金額與告訴人AD000-B112282、AD000- B112351、AD000-B112352、AD000-B112353、AD000-B112358 、AD000-B112360、AD000-B112361、AD000-B112368、AD000 -B112378達成刑事協議,上開告訴人等另提起刑事附帶民事 移送民事庭,將來判決主文勝訴定讞金額如高於新臺幣(下 同)6萬元,被告針對合意內容之6萬元可主張抵銷,但民事 判決勝訴理由,如已將6萬元扣除,被告不得主張抵銷。如 民事判決主文勝訴定讞金額低於6萬元,被告就低於6萬元之 差額,不得請求返還。  三、沒收:  ㈠按刑法第319條之1至第319之4性影像之附著物及物品,不問 屬於犯罪行為人與否,沒收之,此觀刑法第319條之5規定自 明。又上開所謂「附著物及物品」,核其性質,當以物理上 具體存在之有體物為要件。又供犯罪所用之物,屬於犯罪行 為人者,得沒收之,刑法第38條第2項亦有明文。  ㈡被告本件犯行係持用其所有扣案之華為手機1支、微型攝影機 (內含記憶卡及行動電源)1台及偷拍影片等物,屬性影像之 附著物及物品,應依刑法第319條之5規定,宣告沒收之。 據上論斷,應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1 項、第454條第2項(依法院辦理刑事訴訟案件應行注意事項第15 9點,判決書據上論結部分,得僅引用應適用之程序法條),逕 以簡易判決處刑如主文。 本件經檢察官錢明婉提起公訴、檢察官許佩霖到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  1   月   23  日          刑事第二十庭 法 官 洪英花 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。 告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備理由請求檢察官上 訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。                 書記官 林國維 中  華  民  國  114  年  1   月   23  日 附錄本案論罪科刑依據法條全文: 中華民國刑法第319條之1 未經他人同意,無故以照相、錄影、電磁紀錄或其他科技方法攝 錄其性影像者,處3年以下有期徒刑。 意圖營利供給場所、工具或設備,便利他人為前項之行為者,處 5年以下有期徒刑,得併科50萬元以下罰金。 意圖營利、散布、播送、公然陳列或以他法供人觀覽,而犯第1 項之罪者,依前項規定處斷。 前三項之未遂犯罰之。 附件: 臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書                   113年度偵字第16305號   被   告 謝文浩 男 42歲(民國00年00月00日生)             住○○市○○區○○街00○0號             送達臺北市○○區○○○路0段000號6樓之4(送達代收人:毛人億)             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因妨害性隱私及不實性影像罪等案件,業經偵查終結, 認應提起公訴,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、謝文浩自民國112年9月29日起擔任址設新北市○○區○○路0段0 0號6樓「Bellini Pasta Pasta 新店裕隆城店」(下稱「Bel lini新店裕隆城店」)之外場領班,竟基於無故以照相、錄 影竊錄他人身體隱私部位之犯意,將華為廠牌手機、微型攝 影機之錄影鏡頭藏放皮包內,再將該皮包放置該店更衣間內 ,接續於如附表所示時間,趁如附表所示之人(真實姓名年 籍均詳卷)未注意之際,偷拍如附表所示之人更衣時之客觀 上足以引起性慾或羞恥之身體隱私部位及內著之貼身衣褲。 嗣如附表編號1、2之人在更衣過程察覺有異,通知證人AD00 0-B112283A(真實姓名年籍詳卷)到場查看,當場發現裝置攝 影鏡頭之皮包,旋即報警處理,為警當場扣得謝文浩偷拍使 用之手機1支、微型攝影機(內含記憶卡及行動電源)1台。 二、案經如附表所示之人訴由新北市政府警察局新店分局(下稱 新北市新店分局)報告偵辦。     證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實: 編號 證據名稱 待證事實 一 被告謝文浩於警詢及偵訊時之自白 證明被告將華為廠牌手機、微型攝影機藏放在皮包內,將皮包放置「Bellini新店裕隆城店」更衣間內,於如附表所示時間,偷拍如附表所示之人更衣褲之身體隱私部位及內著之貼身衣物之事實。 二 告訴人(即如附表編號1至11)於警詢時之指訴 證明被告於如附表編號1至11所示時間,以錄影設備竊錄如附表所示之告訴人更衣之身體隱私部位及內著之貼身衣物之事實。 三 證人AD000-B112283A於警詢時之證述 證明如附表編號1、2之告訴人通知證人AD000-B112283A發現被告將裝置攝影鏡頭之皮包放置該店更衣間內,旋即報警處理之事實。 四 新北市新店分局扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份、錄影竊錄照片48張、蒐證照片12張及警方查扣之華為手機1支、微型攝影機(內含記憶卡及行動電源)1台 證明被告全部犯罪事實。 二、按刑法第315條之1規定「有下列行為之一者,處3年以下有 期徒刑、拘役或30萬元以下罰金:一、無故利用工具或設備 窺視、竊聽他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位 者。二、無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公 開之活動、言論、談話或身體隱私部位者」,又刑法第319 條之1於112年2月8日經總統公布施行,自同年月00日生效, 該規定為「未經他人同意,無故以照相、錄影、電磁紀錄或 其他科技方法攝錄其性影像者,處3年以下有期徒刑。意圖 營利供給場所、工具或設備,便利他人為前項之行為者,處 5年以下有期徒刑,得併科50萬元以下罰金。意圖營利、散 布、播送、公然陳列或以他法供人觀覽,而犯第一項之罪者 ,依前項規定處斷。前三項之未遂犯罰之」,而衡酌刑法第 319條之1規定旨在強化隱私權之保障,維護個人生活私密領 域最核心之性隱私,相對於刑法第315條之1規定應為隱私權 保障之層升而為法條競合之特別關係,依重法優於輕法原則 ,是核被告所為,係犯刑法第319條之1第1項無故錄影他人 性影像罪嫌。被告係基於單一之決意,並於密切接近之時地 實施,各行為之獨立性極為薄弱,依一般社會健全觀念,在時 間差距上,難以強行分開,在刑法評價上,應視為數個舉動之 接續施行,合為包括之一行為予以評價,故被告之上開犯行, 係接續犯,請論以一罪。另扣案之華為手機1支、微型攝影 機(內含記憶卡及行動電源)1台及偷拍影片,屬性影像之附 著物及物品,請依刑法第319條之5規定,宣告沒收之。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此 致 臺灣臺北地方法院 中  華  民  國  113  年  8  月  8   日                 檢 察 官 錢明婉 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  8  月  30  日                 書 記 官 方宣韻 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第319條之1 未經他人同意,無故以照相、錄影、電磁紀錄或其他科技方法攝 錄其性影像者,處 3 年以下有期徒刑。 意圖營利供給場所、工具或設備,便利他人為前項之行為者,處 5 年以下有期徒刑,得併科 50 萬元以下罰金。 意圖營利、散布、播送、公然陳列或以他法供人觀覽,而犯第 1 項之罪者,依前項規定處斷。 前三項之未遂犯罰之。 附表 編號 告訴人代號 竊錄之犯罪時間 遭偷拍照片之內容 1 AD000-B112282 112年9月30日10時47分許、112年10月1日21時38分許 告訴人更衣之照片 2 AD000-B112283 112年10月1日3時9分許 告訴人更衣之照片 3 AD000-B112351 112年9月29日18時4分許、112年10月2日21時35分許 告訴人更衣之照片 4 AD000-B112352 112年9月29日13時30分許 告訴人更衣之照片 5 AD000-B112353 112年9月29日13時30分許、112年9月30日12時54分許 告訴人更衣之照片 6 AD000-B112358 112年9月29日13時30分許、112年9月30日12時54分許 告訴人更衣之照片 7 AD000-B112360 112年9月29日10時36分許、112年9月30日10時36分許、112年10月1日21時41分許 告訴人更衣之照片 8 AD000-B112361 112年9月29日10時29分許、112年9月30日10時50分許、112年10月1日22時22分許 告訴人更衣褲之照片 9 AD000-B112368 112年9月30日10時52分許、112年10月1日22時20分許 告訴人更衣褲之照片 10 AD000-B112376 112年10月1日18時52分許、112年10月2日20時17分許 告訴人更衣褲之照片 11 AD000-B112378 112年9月30日21時22分許 告訴人更衣褲之照片

2025-01-23

TPDM-113-審簡-2585-20250123-1

鳳國簡
鳳山簡易庭

國家賠償

臺灣高雄地方法院民事判決 112年度鳳國簡字第4號 原 告 楊○霖 法定代理人 楊○德 蔡○玫 被 告 高雄市立青年國民中學 法定代理人 陳正憲 訴訟代理人 劉家榮律師 陳富絹律師 上列當事人間國家賠償事件,於中華民國113年12月18日言詞辯 論終結,本院判決如下:   主 文 被告應給付原告新臺幣126,680元,及自民國112年1月10日起至 清償日止,按週年利率百分之5計算之利息。 原告其餘之訴駁回。 訴訟費用由被告負擔百分之45,餘由原告負擔。 本判決原告勝訴部分得假執行,但被告如以新臺幣126,680元為 原告預供擔保,得免為假執行。 原告其餘假執行之聲請駁回。   事實及理由 壹、程序方面 一、本件原告為12歲以上未滿18歲之少年,本於國家賠償及侵權 行為法律關係起訴請求被告賠償,依兒童及少年福利與權益 保障法第69條第1項、第2項、第49條等規定,本判決不得揭 露其本人及法定代理人姓名、住居所或其他足資識別其身分 之資訊,爰遮掩原告及法定代理人部分姓名及地址,合先敘 明。 二、按依國家賠償法請求損害賠償時,應先以書面向賠償義務機 關請求之。賠償義務機關對於前項請求,應即與請求權人協 議。協議成立時,應作成協議書,該項協議書得為執行名義 。賠償義務機關拒絕賠償或自請求之日起逾30日不開始協議 ,或自開始協議之日起於60日協議不成立時,請求權人得提 起損害賠償之訴,國家賠償法第10條、第11條第1項本文分 別定有明文。查原告前於民國112年1月9日以書面向被告請 求國家賠償,經開始協議起逾60日仍無法達成協議等節,為 兩造所不爭執(本院卷第104頁),且被告於112年8月20日 函覆原告協議不成立,有函文在卷可憑(本院卷第329頁) ,原告既已履行國家賠償法規定法定書面協議先行程序,其 提起本件國家賠償訴訟,要屬適法。 貳、實體方面 一、原告主張:  ㈠伊於110年度起就讀被告國中之一年級○班,訴外人甲○○(下 稱蔡師)為伊之導師。蔡師分別對伊為下列侵權行為:  ⒈蔡師於111年4月21日以曲棍球棒打原告背部,致原告背部受 有多處挫傷。後原告因蔡師前開傷害行為,有至小港醫院精 神科就診,經診斷有「適應疾患併焦慮失眠症狀」(下稱A 事件)。  ⒉蔡師於111年4月22日早自習、中午,在教室掀開伊之衣服, 使伊後背露出,並稱原來打的這麼重,原來打了兩下等語( 下稱B事件)。  ⒊蔡師於111年4月22日中午,在教室騙伊媽媽要為其轉學,於 伊至學務處確認並無此事後,在返回教室途中笑伊(下稱C 事件)。  ⒋於國中一年級上學期(即110年9月至12月間某日),經蔡師 以平版撐之方式進行體罰(下稱D事件)。  ⒌於國中一年級下學期(即111年1月至3月間),經蔡師以青蛙 跳操場1圈之方式進行體罰(下稱E事件)。  ⒍110年9月至111年4月21日前某時,蔡師於課堂上談及刺青於 生殖器之事宜,對伊構成性騷擾(下稱F事件)。  ㈡蔡師前於99年間即因涉及體罰學生經調查在案,被告竟未依 法解聘蔡師,或輔導蔡師使其更具有管教之知能,提升正向 管教能力,容任蔡師繼續留在校園對伊體罰、施暴、性騷擾 ,造成伊身心均受有傷害,被告對原告遭遇之上開事故,難 辭其咎。為此,依國家賠償法第2條第2項及第9條第1項規定 ,請求被告賠償等語。  ㈢請求賠償項目如下:  ⒈醫療費:   伊因遭蔡師以曲棍球棒打傷送醫,於高雄市立小港醫院(下 稱小港醫院)支出診療費新臺幣(下同)500元,後因前開 傷害事故出現焦慮失眠,經診斷有「適應疾患併焦慮失眠症 狀」,陸續至小港醫院精神科接受治療3次支出共1,180元。 伊因蔡師傷害行為共計已支出醫療費用合計1,680元(計算 式:500元+1,180元=1,680元)。  ⒉精神慰撫金:   伊因蔡師前述以曲棍球棒打傷、掀衣服、欺騙後嘲笑、體罰 、性騷擾等行為造成伊受侵害,被告未盡相關監督義務,事 後亦多次處置不當,造成伊身心受有極大痛苦。爰請求被告 就A事件給付伊精神慰撫金200,000元;就B、C、D、E、F事 件各給付伊精神慰撫金20,000元。  ㈣並聲明:1.被告應給付原告301,680元,及自國家賠償請求書 送達之翌日即112年1月10日起至清償日止,按週年利率百分 之5計算之利息;⒉訴訟費用由被告負擔;⒊原告願供擔保, 請准宣告假執行。 二、被告則以:  ㈠原告主張之A至F事件,均經委外委員製作調查報告,伊就A至 F事件之事實均不爭執。就原告所請求之醫療費1,680元,亦 不爭執,然就原告請求之精神慰撫金部分,請考量蔡師所為 之背景與動機,並於作為慰撫金審酌之依據等語置辯。  ㈡並聲明:1.原告之訴駁回;⒉訴訟費用由原告負擔;⒊如受不 利判決,被告願供擔保,請准宣告免為假執行。 三、本院得心證之理由:  ㈠原告主張A至F事件之事實,業據其提出臺灣高雄地方檢察署 檢察官111年度偵字第29061號聲請簡易判決處刑書、青年國 中編號0000000號校園霸凌事件調查報告及小港醫院診斷證 明書為證(本院卷第29至54、57頁)。另經本院依職權向高 雄市政府教育局函調被告製作之高雄市高級中等以下學校辦 理不適任教師案件整體檢核表(本院卷第179至216頁)、青 年國中校園性別事件【校安序號:0000000 、0000000 、00 00000 、0000000 】重啟調查報告(限閱卷)核閱無訛,復 均為被告所不爭執(本院卷第280、283、309頁),堪認原 告主張A至F事件之事實為真實。  ㈡按國家賠償法所稱公務員者,謂依法令從事於公務之人 員, 公務員於執行職務行使公權力時,因故意或過失不法侵害人 民自由或權利者,國家應負損害賠償責任;公務員怠於執行 職務,致人民自由或權利遭受損害者亦同,國賠法第2條第1 項、第2項定有明文。國家賠償法第2條第2項後段所謂公務 員怠於執行職務,係指公務員對於被害人有應執行之職務而 怠於執行之情形而言,易言之,被害人對於公務員為特定職 務行為,有公法上請求權存在,經請求其執行而怠於執行, 致自由或權利遭受損害者,始得依上開規定,請求國家賠償 其損害(最高法院81年度台上字第2469號判決參照)。又公 立學校教師係國家賠償法第2條第1項所定依法令從事公務之 人員,且公立學校教師之教學活動、輔導管教,係屬行使公 權力之行為,自有國家賠償法之適用(最高法院107年度台 上字第1838號判決意旨參照)。經查,被告學校之蔡師於學 校授課期間,故意為A至F事件之侵權行為,侵害原告之身體 健康權、身體隱私權、人格發展權、性自主權,被告自應負 擔損害賠償責任。  ㈢按國家損害賠償,除依本法規定外,適用民法規定;又因故 意或過失,不法侵害他人之權利者,負損害賠償責任;不法 侵害他人之身體或健康者,對於被害人因此喪失或減少勞動 能力或增加生活上之需要時,應負損害賠償責任;不法侵害 他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操,或不 法侵害其他人格法益而情節重大者,被害人雖非財產上之損 害,亦得請求賠償相當之金額;國家賠償法第5條、民法第1 84條第1項、第193條第1項、第195條第1項前段分別定有明 文。茲就原告請求賠償之項目及數額認定如下:  ⒈醫療費部分:   原告主張於111年4月21日遭蔡師以曲棍球棒打傷,背部受有 多處挫傷,於111年4月22日至小港醫院急診治療,並因而出 現焦慮失眠,後陸續於精神科就診,經診斷有「適應疾患併 焦慮失眠症狀」,共計支出醫療費用合計1,680元等情,業 據原告提出小港醫院診斷證明書、小港醫院門診醫療費用收 據聯為憑(本院卷第29、57、81至87頁),且為被告所不爭 執(本院卷第127頁),原告此部分請求,應予准許。  ⒉精神慰撫金部分:  ⑴按慰藉金係以精神上所受無形之痛苦為準,非如財產損失之 有價額可以計算,究竟如何始認為相當,自應審酌被害人及 加害人之地位、家況、並被害人所受痛苦之程度、與其家屬 之關係暨其他一切情事,定其數額(最高法院48年度臺上字 第798號判例意旨參照)。按慰藉金之賠償須以人格權遭遇 侵害,使精神上受有痛苦為必要,其核給之標準固與財產上 損害之計算不同,然非不可斟酌雙方身分資力與加害程度, 及其他各種情形核定相當之數額(最高法院51年台上字第22 3號判例意旨參照)。  ⑵事件A部分:   本院審酌事件A發生前,原告固與班上其他同學打架,然於 蔡師到場時,打架事件已結束,蔡師到教室後不問原委,僅 因情緒不穩,即逕持客觀上可為兇器之曲棍球棒毆打原告背 部,致原告受有背部挫傷,並罹患適應疾患併焦慮失眠症狀 ,使原告身心承受相當之痛若,是原告請求被告賠償其非財 產上之損失,自屬有據。參酌原告為學生,被告為學校,被 告對於原告本有保護之義務,衡諸蔡師所為係對應受其保護 之學生所為故意傷害行為,原告所受精神上痛苦程度、兩造 身份、地位等一切情狀,認原告就事件A請求被告賠償精神 慰撫金80,000元尚屬適當,應予准許,逾此範圍之請求,尚 難准許。  ⑶事件B、C部分:   審酌蔡師於111年4月21日方持曲棍球棒毆打原告成傷,復於 翌日即111年4月22日在全班同學面前,以公然揭開原告衣服 方式檢視原告之傷口,使原告身上傷痕曝露於同學眼光之中 ,再於教室以虛偽不實話語欺騙原告母親要為其轉學,使原 告於教室及學務處間奔跑確認,待返回教室時方經蔡師以嘻 笑方式告知轉學之事並非事實,本院認蔡師前開所為未顧及 原告於該時僅為14歲之少年,正處於敏感、在意他人眼光之 青春期,公然在教室於同學注視下檢視原告傷口、在同學面 前欺騙戲弄原告,蔡師戲謔舉動與言詞已然侵害原告身體隱 私、人格權,使原告身心承受相當之痛若,是原告請求被告 賠償其非財產上之損失,自屬有據。參酌原告為學生,被告 為學校,被告對於原告本有保護之義務,衡諸蔡師所為,原 告所受精神上痛苦程度、兩造身份、地位等一切情狀,認原 告就事件B、C請求被告賠償精神慰撫金各15,000元尚屬適當 ,應予准許,逾此範圍之請求,尚難准許。至蔡師固稱掀開 原告衣服係經原告同意,且係為確認原告之傷勢云云,然原 告否認有同意蔡師掀開衣服,卷內亦無其他證據足以佐證蔡 師之主張,況蔡師如欲確認原告之傷勢,何以不於私下請原 告至保健室或其他空間私下進行確認,反而在教室公然使原 告身上之傷勢坦露於其他學生面前,難謂蔡師舉措與常情相 符,是蔡師所辯難於審酌慰撫金時為被告有利之認定。  ⑷事件D、E部分:   按學生之學習權、受教育權、身體自主權及人格發展權,國 家應予保障,並使學生不受任何體罰及霸凌行為,造成身心 之侵害;本法所稱體罰,指教師於教育過程中,基於處罰之 目的,親自、責令學生自己或責令第三者對學生身體施加強 制力,或責令學生採取特定身體動作,使學生身體客觀上受 到痛苦或身心受到侵害之行為,教育基本法第8條第2項、教 師法施行細則第8條第1項分別定有明文。依前揭之旨,本於 對學生身體自主權、人格發展權之保障及尊重,學校及教師 對於學生的管教縱以教育為目的,不因是否為一般班級、體 育班而異,均不能責令學生採取特定身體動作,使學生身體 客觀上受到痛苦或身心受到侵害之體罰行為。蔡師於事件D 、E所示時間為督促包含原告在內學生之學習、體能,要求 原告進行平版撐、青蛙跳操場一圈等,於短時間內運動全身 肌群、訓練心肺、大量耗能、相較罰站屬高強度之身體動作 ,依前揭規定即屬對原告為體罰,且蔡師審理時亦證稱:原 告曾表示不想被處罰等語(本院卷第305頁),亦徵蔡師所 為之體罰已足使學生身體、心理上感到痛苦,是原告請求被 告賠償其非財產上之損失,自屬有據。衡諸蔡師所為體罰方 式、動機、體罰次數,原告所受精神上痛苦程度、兩造身份 、地位等一切情狀,認原告就事件D、E請求被告賠償精神慰 撫金各6,000元尚屬適當,應予准許,逾此範圍之請求,尚 難准許。至蔡師於審理時固稱體罰動機係為取代記過,以避 免影響體育班學生即原告出賽,且有跟家長取得共識云云, 然為原告法定代理人所否認,且蔡師亦於其後審理中坦承體 罰取代記過等想法並未徵詢家長同意,是此部分難於審酌慰 撫金時為被告有利之認定。  ⑸事件F部分:   按以明示或暗示之方式,從事不受歡迎且與性或性別有關之 言詞或行為,致影響他人之人格尊嚴、學習、或工作之機會 或表現,且未達性侵害之程度者,為性騷擾,性別平等教育 法第3條第3款第2目定有明文。另性別平等教育法第3條第3 款所定性騷擾或性霸凌之認定,應就個案審酌事件發生之背 景、工作環境、當事人之關係、行為人之言詞、行為及相對 人之認知等具體事實為之,性別平等教育法施行細則第2條 第2項亦有明文。性別平等教育法第3條立法理由並例示性騷 擾具體行為諸如「撫摸頭髮或肩膀、提出要求發生性行為或 服務、性意味之言語或行為如三字經、黃色笑話、取笑異性 身材、展示色情圖片、暴露狂等」。經查,蔡師於課堂上提 及:男性刺青於生殖器上,刺一條蛇,勃起時會變一條龍等 語,該具有性意味之話語,可能會使部分學生感覺到不舒服 而影響學習,本非教師適合無端於課堂上提起,此觀調查報 告中D生提及蔡師於說出前開話語前,曾表示:還是不要講 好了,不想聽的可以將耳朵摀起來等語(青年國中校園性別 事件【校安序號:0000000、0000000、0000000、0000000】 重啟調查報告第25頁),益徵蔡師亦知悉前開話語客觀上會 令部分聽聞者感到不舒服而需以摀耳方式隔絕,是足認蔡師 亦認前開言論已不單是原告主觀感受而已,即令一般人亦可 能會產生不舒服之感受。是蔡師前開言詞已影響原告之性自 決權,構成性平法第2條第4款之性騷擾之行為,從而原告請 求被告賠償其非財產上之損失,自屬有據。衡諸蔡師所為、 動機、次數,原告所受精神上痛苦程度、兩造身份、地位等 一切情狀,認原告就事件F請求被告賠償精神慰撫金3,000元 尚屬適當,應予准許,逾此範圍之請求,尚難准許。至蔡師 於審理時固稱:前開刺青話語僅對C、D、F生說過,並未當 著原告之面陳述云云,然被告對此部分事實已不爭執(本院 卷第280頁),況蔡師所提及對話對象D生於調查時明確稱: 蔡師在班上為前開刺青言論,當時是早自修班上有20幾個同 學等語,有青年國中校園性別事件【校安序號:0000000、0 000000、0000000、0000000】重啟調查報告在卷可參(調查 報告第25頁),是難認蔡師所稱並未於原告面前提出前開言 論為真,附此敘明。  ㈣基上,原告得請求被告賠償之金額為126,680元(計算式:醫 療費1,680元+事件A80,000元+事件B15,000元+事件C15,000 元+事件D6,000元+事件E6,000元+事件F3,000元=126,680元 )。  ㈤末按給付無確定期限者,債務人於債權人得請求給付時,經 其催告而未為給付,自受催告時起,負遲延責任。其經債權 人起訴而送達訴狀,或依督促程序送達支付命令,或為其他 相類之行為者,與催告有同一之效力;遲延之債務,以支付 金錢為標的者,債權人得請求依法定利率計算之遲延利息; 應付利息之債務,其利率未經約定,亦無法律可據者,週年 利率為百分之5,民法第229條第2項、第233條第1項前段、 第203條分別定有明文。查原告請求被告給付126,680元,屬 無確定給付期限之金錢債務,則原告併請求自國家賠償請求 書送達之翌日即112年1月10日起至清償日止,按週年利率百 分之5計算之利息(本院卷第104頁)起至清償日止,按週年 利率百分之5計算之利息,於法有據,亦應予准許。   四、綜上所述,原告依國家賠償及侵權行為之法律關係,請求被 告給付126,680元,及自112年1月10日起至清償日止,按週 年利率百分之5計算之利息,即屬有理由,應予准許;逾此 之請求,尚屬無據,應予駁回。 五、本件事證已臻明確,兩造其餘攻擊防禦方法,經審酌後核與 判決結果不生影響,爰不逐一論述。 六、按各當事人一部勝訴、一部敗訴者,其訴訟費用,由法院酌 量情形,命兩造以比例分擔或命一造負擔,或命兩造各自負 擔其支出之訴訟費用,民事訴訟法第79條定有明文。本院審 酌兩造之勝敗比例,就訴訟費用之負擔判決如主文第3項所 示。 七、本件就原告勝訴部分,係屬民事訴訟法第427條第1項訴訟適 用簡易程序所為被告敗訴之判決,依同法第389條第1項第3 款規定,應依職權宣告假執行。另被告陳明願供擔保請准宣 告免為假執行,爰依同法第392條第2項規定,酌定如主文第 4項所示之相當擔保金額,予以准許。至原告敗訴部分,其 假執行之聲請即失所依附,應併予駁回。 八、訴訟費用負擔之依據:民事訴訟法第79條。 中  華  民  國  114  年  1   月  22  日          鳳山簡易庭 法  官 茆怡文 以上正本係照原本作成。  如不服本判決,應於送達後20日內,向本院提出上訴狀並表明上 訴理由,如於本判決宣示後送達前提起上訴者,應於判決送達後 20日內補提上訴理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)。 中  華  民  國  114  年  1   月  22  日                書 記 官 劉企萍

2025-01-22

FSEV-112-鳳國簡-4-20250122-1

嘉國簡
嘉義簡易庭(含朴子)

國家賠償

臺灣嘉義地方法院民事判決 113年度嘉國簡字第4號 原 告 王○達 真實姓名年籍詳卷 法定代理人 王○名 真實姓名年籍詳卷 林○儀 真實姓名年籍詳卷 訴訟代理人 鄭瑋哲律師 王君毓律師 被 告 嘉義市立○○國民小學 法定代理人 黃○木 真實姓名年籍詳卷 訴訟代理人 趙文淵律師 上列當事人間請求國家賠償事件,本院於民國114年1月8日言詞 辯論終結,判決如下:   主 文 一、被告應給付原告新臺幣5萬元,及自民國113年10月29日起至 清償日止,按年息百分之5計算之利息。 二、原告其餘之訴駁回。 三、訴訟費用由被告負擔百分之13,餘由原告負擔。 四、本判決原告勝訴部分得假執行。但被告如以新臺幣5萬元為 原告預供擔保,得免為假執行。   事實及理由 壹、程序方面:   一、按宣傳品、出版品、廣播、電視、網際網路或其他媒體對為 否認子女之訴、收養事件、親權行使、負擔事件或監護權之 選定、酌定、改定事件之當事人或關係人之兒童及少年,不 得報導或記載其姓名或其他足以識別身分之資訊;行政機關 及司法機關所製作必須公開之文書,除前項第三款或其他法 律特別規定之情形外,亦不得揭露足以識別前項兒童及少年 身分之資訊,兒童及少年福利與權益保障法第69條第1項第3 款、第2項分別定有明文。又所定其他足以識別身分之資訊 ,包括兒童及少年照片或影像、聲音、住所、親屬姓名或其 關係、就讀學校或其班級等個人基本資料,兒童及少年福利 與權益保障法施行細則第21條亦有明文。本件原告係未滿18 歲之兒童,不得揭露足以識別渠等身分之資訊,爰不於判決 內揭露原告、法定代理人、教師之真實姓名年籍,以及就讀 學校、班級等資料。 二、次按依國家賠償法請求國家機關為損害賠償時,應先以書面 向賠償義務機關請求之,且須賠償義務機關拒絕賠償,或自 提出請求之日起逾30日不開始協議,或自開始協議之日起逾 60日協議不成立時,請求權人始得提起損害賠償之訴,國家 賠償法第10條第1項、第11條第1項前段分別定有明文。經查 ,原告主張被告應負國家賠償責任,且原告於起訴前已先以 書面向被告請求賠償,嗣經被告於民國113年3月29日以函文 拒絕原告之請求等情,此有上開函文1份附卷可稽(見本院 卷第13-17頁),堪認原告已踐行起訴前置程序,依前開規 定,原告提起本件國家賠償之訴訟,應予准許。 貳、實體方面:    一、原告主張:  ㈠原告於112年8月30日至112年12月28日就讀被告3年○班,並由 訴外人楊○惠(下稱A師)擔任該班級任導師,A師為被告所 屬之公務員,應受過霸凌防制教育訓練,明知校園霸凌防制 準則第4條第1項第4款所明定之霸凌行為,仍以下列方式, 影響原告正常學習活動,對原告施以霸凌行為,以下分述之 :  1.A師在未曾與原告法定代理人有任何電話或面晤之情況下, 即於112年11月23日以通訊軟體LINE通話向原告母親稱「你 們應該帶原告去看心理醫生」等標籤化及懷有敵意之言語。  2.於112年10月間某日午餐時段,A師要求原告在未吃完蔬菜等 附菜前,不得到餐桶拿當日主菜即魚排1塊,然A師未先留下 或要求其他同學留下1塊魚排予原告,致原告吃完附菜要領 取「老師承諾留在後面吃之魚排」時,魚排已被其他學生先 行吃完,當日即未食用學校提供之完整午餐。  3.於112年12月26日時,因嘉義地區天氣變化大,原告母親為 原告準備深色厚長褲,而未著被告之冬季長褲,詎A師明知 教育部已明確規定學校對違反服裝儀容規定之學生不得處罰 或繞道處罰,且其他同學亦有未著學校冬季長褲之情況下, 竟在課堂上以原告未著被告之冬季長褲為由,要求原告起立 ,並向原告稱:「你沒辦法遵守這裡的校規,就轉到你可以 遵守校規的學校去」等語。  4.原告就讀3年○班期間,A師多次以掌摑臉頰、拍打頭部、手 臂等方式對原告為不當管教。  5.原告就讀3年○班期間,每到午休時段,A師即會命原告將桌 椅搬至走廊罰寫,致原告無從午睡。  ㈡A師所為之上揭行為,原告法定代理人已於113年1月3日向被 告申請霸凌調查,經被告防制校園霸凌因應小組會議於113 年1月30日通過校安通報第0000000號案調查報告書,決議認 定A師所為不成立霸凌,僅屬不當管教。原告法定代理人不 服,於113年3月4日提出申復,經申復審議小組於113年3月2 4日召開審議會議,認定有未盡調查證據、認定事實等程序 上重大瑕疵,命被告重啟調查。被告防制校園霸凌因應小組 會議遂於113年6月27日通過校安通報第0000000號案調查報 告(下稱系爭調查報告),決議認定A師對原告所為符合校園 霸凌防制準則第4條第1項第4款之規定,判定A師對原告成立 校園霸凌事件。  ㈢A師在學校實施教學時對原告為霸凌行為,除造成原告臉部、 頭部、手部等產生紅腫、疼痛外,原告就讀被告3年○班期間 ,上學前吃不下早餐也笑不出來,顯見該霸凌行為已使原告 內心受創,因此至嘉義市欣明心理治療所接受心理治療並轉 學他校就讀,現仍需由該校安排專責教師對原告進行輔導, 是A師之霸凌行為已使原告受有生理上疼痛不適及精神上負 面難過等損害,自屬A師於執行職務行使公權力時,故意侵 害原告之身體及健康權,被告即應負損害賠償責任,爰依國 家賠償法第2條第2項前段、第5條及民法第195條第1項前段 之規定,向被告請求新臺幣(下同)40萬元之精神慰撫金及 法定利息等語,並聲明:被告應給付原告40萬元及自起訴狀 繕本送達翌日起至清償日止,按年息百分之5計算之利息。 請依職權宣告假執行。 二、被告則以:  ㈠依校園霸凌防制準則第4條第2款、第4款規定可知,霸凌行為 係故意針對被害人所為之直接或間接之行為始足以構成,如 非對被害人所為之行為,自非屬霸凌行為,A師並未對原告 為霸凌行為,以下分述之:  1.A師自112年8月31日擔任3年○班導師以來,觀察原告在校期 間與其他同學之表現不同,A師多次輔導鼓勵原告,惟效果 不彰,才會在112年11月23日以LINE與原告母親聯絡,建議 是否可帶原告去看心理醫生,並非有霸凌故意,且A師與原 告母親通話過程係2人間之私人通話,並非在公開場所,故A 師出於善意而對原告母親提出建議,不屬「直接或間接對原 告為故意貶抑、排擠、欺負、騷擾或戲弄等」之行為,亦無 使原告處於「具有歒意或不友善環境,產生精神上、生理上 或財產上之損害,或影響正常學習活動之進行」之狀況,自 不構成對原告標籤化及懷有敵意之言語。  2.A師很早即發現原告較偏好肉食,因此A師請原告先吃主食與 蔬菜,吃完後再吃肉食,112年11月9日該次午餐亦然,A師 先請原告吃完主食與蔬菜,再吃魚排,而當日魚排仍在餐桶 內,因原告比較慢吃完,當日抬餐桶的同學未等原告吃完主 食與蔬菜,即將留有魚排之餐桶抬回廚房,以致原告未能吃 到魚排。A師要求原告先吃主食與蔬菜,吃完後再吃肉食, 其目的在使原告飲食營養均衡,而112年11月9日因抬餐桶的 同學將餐桶抬回廚房,致原告未能吃到魚排,並非A師故意 不准原告吃魚排,是縱認A師未告知同學應將魚排留給原告 ,亦僅屬疏失,既非故意,自與霸凌之定義未合。  3.原告於112年12月26日未穿著制服到校,當天另有位學生因 腳部受傷外,僅原告未穿著學校制服褲到校。由教育部規定 可知學生違反服儀規定,學校不得懲處(記過、警告)學生 ,惟得視其情節,施以適當的輔導管教措施,如正向管教、 口頭糾正、列入日常生活表現紀錄、通知監護人協請處理、 要求可達成管教目的之公共服務等事項,其目的在使學生能 有服從團體紀律之習慣。是A師以口頭糾正原告之輔導管教 措施,雖說詞不妥適,但並未有粗鄙言語、舉動、嘲弄謾罵 或其他輕蔑人的主觀故意,尚難認A師為不當管教。  4.被告否認A師有多次對原告掌摑臉頰、拍打手臂等欺負原告 之行為,A師坦承有輕拍原告頭部,然係因原告上課時不專 心,課本沒翻到老師講課之頁,A師為促原告專心而輕拍其 頭部,並不構成處罰或欺負。A師大可選擇視若無睹又或者 叫學生起立,問學生「老師剛才講到哪裡?」,然A師選擇 輕拍原告頭部提醒原告,是讓原告可以專注又不會引起其他 大部分同學的注意,無疑是維護原告面子又敦促其專心的辦 法,並非以處罰為目的,不構成欺負行為。  5.A師將需要訂正之同學排定下課時間找A師訂正,並將時間、 學生寫在黑板上,如有同學不找老師訂正達5次以上,老師 才會要求該名同學罰寫課文。因原告常未完成作業,A師要 求原告訂正及罰寫課文,符合教師一般管教措施,且從同學 證述可知,A師沒有不准原告喝水、上廁所,因原告不想睡 覺,A師怕原告不睡午覺影響其他同學,且走廊光線較好, 原告自己也同意,因此在午休時間要原告在走廊寫罰寫或安 親班作業,且原告沒寫完,會自動表示可以再加寫一課,A 師從未對原告沒完成課業部分再為其他處罰。原告既然趕寫 功課,午休又不睡午覺,A師要維持安寧讓其他同學午休, 又得原告同意,安排原告在走廊寫功課(並無強制性),實 為兼顧各方需求之最佳選擇,並不屬霸凌、欺負或不當管教 之行為。  ㈡系爭調查報告雖認定A師對原告構成霸凌行為,惟A師與原告 母親通訊為2人之私密對話,A師係出於善意建議,不會使原 告處於具有敵意或不友善環境,不合於霸凌定義;魚排事件 亦非A師之故意行為,亦與霸凌定義有別;A師要求原告穿制 服、補寫作業、輕拍原告頭部,係輔導原告遵守團體紀律、 專心學習並符合原告需求,A師並非以強制性或針對原告為 特別處罰,該報告竟認為A師有排擠、欺負、貶抑原告之行 為,顯有未當。因原告主張之事實與系爭調查報告所認定之 事實並非一致,且系爭調查報告有前揭可議之處,對本件民 事損害賠償自無拘束力可言。  ㈢原告主張A師在學校對其為霸凌行為,多次傷害造成原告臉部 、頭部、手部產生紅腫疼痛,上學前吃不下早餐也笑不出來 云云,惟未提出此部分之證據,原告雖提出其於113年3月7 日、同年月21日至嘉義市欣明心理治療所2次心理諮商之證 明書,惟該證明書上並未記載原因及受到什麼傷害而需心理 諮商,如原告果真受到A師多次霸凌而受有前述傷害,為何 原告母親長達近4個月均未發覺,亦未在LINE中向A師表達抗 議,又原告已於112年12月28日轉學,應立即有脫離苦海之 感覺,為何仍需於轉學後近4個月尋求心理諮商,是否是原 告本即存有適應不良之問題,故原告之請求實無理由等語置 辯。並聲明:原告之訴駁回。如受不利判決,願供擔保請准 免為假執行。 三、得心證之理由:  ㈠按公務員於執行職務行使公權力時,因故意或過失不法侵害 人民自由或權利者,國家應負損害賠償責任。公務員怠於執 行職務,致人民自由或權利遭受損害者亦同,國家賠償法第 2條第2項定有明文。次按教師除應遵守法令履行聘約外,並 負有輔導或管教學生,導引其適性發展,並培養其健全人格 之義務,教師法第32條第1項第4款定有明文。教育部為協助 學校依教師法規定,訂定教師輔導與管教學生辦法,並落實 教育基本法規定,積極維護學生之學習權、受教育權、身體 自主權及人格發展權,且維護校園安全與教學秩序,特訂定 學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項(下稱系爭注意 事項)。參考系爭注意事項第11條、12條、13條第1項、23 條第1項規定,(平等原則)教師輔導與管教學生,非有正當 理由,不得為差別待遇;(比例原則)教師採行之輔導與管教 措施,應與學生違規行為之情節輕重相當,並依下列原則為 之:(一)採取之措施應有助於目的之達成。(二)有多種 同樣能達成目的之措施時,應選擇對學生權益損害較少者。 (三)採取之措施所造成之損害不得與欲達成目的之利益顯 失均衡;(輔導與管教學生應審酌情狀)教師輔導與管教學生 應審酌個別學生下列情狀,以確保輔導與管教措施之合理有 效性:(一)行為之動機與目的。(二)行為之手段與行為 時所受之外在情境影響。(三)行為違反義務之程度與所生 之危險或損害。(四)學生之人格特質、身心健康狀況、生 活狀況與家庭狀況。(五)學生之品行、智識程度與平時表 現。(六)行為後之態度;(教師之一般管教措施)教師基於 導引學生發展之考量,衡酌學生身心狀況後,得採取下列一 般管教措施:(一)適當之正向管教措施。(二)口頭糾正 。(三)在教室內適當調整座位。(四)要求口頭道歉或書 面自省。(五)列入日常生活表現紀錄。(六)通知法定代 理人或實際照顧者,協請處理。(七)要求完成未完成之作 業或工作。(八)適當增加作業或工作。(九)要求課餘從 事可達成管教目的之措施(如學生破壞環境清潔,要求其打 掃環境)。(十)限制參加正式課程以外之學校活動。(十 一)經法定代理人或實際照顧者同意後,留置學生於課後輔 導或參加輔導課程。(十二)要求靜坐反省。(十三)要求 站立反省。但每次不得超過一堂課,每日累計不得超過兩小 時。(十四)在教學場所一隅,暫時讓學生與其他同學保持 適當距離,並以兩堂課為限。(十五)經其他教師同意,於 行為當日,暫時轉送其他班級學習。(十六)其他符合第二 章規定之管教目的及原則,且未使學生身心受到侵害之行為 。上述系爭注意事項所為輔導與管教行為規範,係為維護教 學秩序、確保教育活動之正常進行。A師擔任原告導師,其 從事教育活動,上述規範自得作為判斷其對原告之行為,是 否故意或過失不法侵害原告權利,以及是否具備適法性之衡 量標準。  ㈡A師是否多次對原告為掌摑臉頰、拍打頭部、手臂等行為? 是 否故意或過失不法侵害原告權利?  1.依系爭調查報告,原告於訪談時陳稱:「訂正作業時,可能 我不會,A師就會拍我手臂和臉,我有說我很痛,臉麻麻的 可能有紅起來,有四、五次拍我手臂,兩次拍我的臉。」; 丙生於訪談時陳稱:「我曾看過老師輕輕的拍原告的手臂和 頭。」;A師則於訪談時陳稱:「在指導原告時,因課本沒 有翻到正確頁數,曾用手拍原告的頭部。我沒有打過學生的 臉。原告有一次在我的課沒有專注,有拍原告的頭,原告的 眼神有透露出他不開心,我有感覺到自己行為失當,沒有再 跟原告做後續輔導。我在其他上課有拍原告的手臂兩次。」 (見本院卷第32頁)。由此可知,原告曾於課堂上因不夠專注 ,遭A師以手拍原告頭部至少1次,用手拍原告手臂至少2次 等情,堪以認定。至於原告主張A師有掌摑臉頰的行為,以 及原告因被掌摑臉頰、拍打頭部、手臂導致紅腫疼痛等情, 未據原告舉證以實其說,尚不可採。  2.依系爭注意事項第12條規定可知,教師採行之輔導與管教措 施,應與學生違規行為之情節輕重相當,且有多種同樣能達 成目的之措施時,應選擇對學生權益損害較少者。本件A師 為了促使原告專注於課堂,採取拍打頭部與手臂的方法,衡 酌其手段固然可以達成原告專心於課堂的目的,然應有其他 侵害較少的手段,例如口頭提醒、輕敲學生桌子等手段,同 樣可以達成讓學生專注於課堂的目的,但A師卻選擇拍打頭 部這種極不尊重他人的方式促使原告專注,不但與原告上課 不夠專注的情節顯不相當,且此種舉措經其他同學目睹,應 會使原告感到十分不堪,甚至影響其未來人格健全發展,故 A師拍打頭部的行為即使力道不大,且無證據證明已造成身 體傷害,但仍已對原告的人格權造成侵害。至於A師拍打原 告手臂的行為,縱非適當的舉措,然依社會通念,尚未對原 告的人格權造成侵害。從而,原告主張A師曾以拍打頭部的 方式,故意不法侵害原告的人格權乙節,堪以認定,逾此部 分的主張則無依據。  ㈢A師安排原告於午休時間在教室走廊罰寫,是否故意或過失不 法侵害原告權利?  1.依系爭調查報告,原告於訪談時陳稱:「午休時間會要我搬 桌椅到走廊罰寫不能睡覺,這種情形幾乎每一天都這樣。」 ;乙生於訪談時陳稱:「老師會要原告午休時在走廊寫罰寫 ,因為走廊光線比較好,原告也自己同意。」;丙生於訪談 時陳稱:「因為原告不想睡覺,在寫安親班的作業,所以老 師就叫他在走廊寫作業。」;丁生於訪談時陳稱:「老師會 要求原告午休時在走廊寫課文。近期原告都沒有午休,看起 來心不甘情不願。」;戊生於訪談時陳稱:「因為原告都沒 寫完,所以老師會要他午休的時候在走廊寫罰寫,老師認為 若在教室裡寫會影響別人,所以要他到走廊去寫。」;己生 於訪談時陳稱:「有看過午休時原告在走廊寫作業,原告自 己不想睡時,就要原告搬桌椅到走廊寫課文。」;A師於訪 談時陳稱:「午休原告不睡覺,我就會把檯燈打開要他在我 旁邊寫,因為燈也很暗,所以會要求他到走廊去寫,這學期 大約有五次,我會主動搬桌椅讓原告到走廊罰寫作業。同一 個禮拜有連續三天原告在走廊寫作業。只有原告單獨在走廊 寫作業,我有待在教室關注原告的人身安全。原告沒有主動 要求要在走廊寫作業,過程中家長不知悉在走廊寫作業的狀 況。」(見本院卷第32-33頁)。由此可知,原告經常因未能 完成作業及訂正,A師遂安排原告於午休時間,將課桌椅搬 到走廊,讓原告獨自在走廊罰寫作業,此部分事實應堪認定 。  2.依照被告的抗辯,因原告未能完成作業及訂正,加上原告沒 有午休習慣,走廊光線明亮,故A師安排原告於午休時間在 走廊罰寫作業。足認A師安排原告在走廊罰寫的處置,是對 學生的管教措施,衡酌其手段固然可以達成原告完成A師所 指派罰寫作業之目的,然審酌走廊雖與教室相連,但為無牆 面、窗戶遮蔽之室外空間,難避寒暑,且如果長時間暴露在 陽光下閱讀或書寫,可能造成學童視力受損,絕非適合學童 罰寫作業的場所。佐以A師自承只有安排原告於午休時間在 走廊罰寫,且次數非寡,此種反覆實施標記性之管教措施, 不但會使教室內同儕及經過走廊的不特定人,對原告投以異 樣眼光,且原告單獨於午休期間在走廊罰寫,所處環境與教 室確有所區別,心理上難免有與同學隔離、遭差別待遇感覺 ,已逾越輔導與管教之必要性。應有其他侵害較少的手段, 例如先行確認原告於午休期間不欲休息,與原告家長充分溝 通後,於午休期間安排原告至教師辦公室或學校其他光線充 足的室內場所完成罰寫,或是適當增加原告作業量及安排原 告於放學後留在學校完成作業,這些方法同樣可以達到讓原 告完成罰寫作業之目的,且不會使原告有被孤立於同儕所屬 空間外之標籤化效果,進而傷及其自尊心。從而A師採取的 管教措施非侵害學童權益最小之手段,且違反系爭注意事項 所規範之平等原則、比例原則及合理原則,乃屬不當管教行 為,並因此侵害原告的人格權。  3.被告雖然抗辯原告有同意於午休期間在走廊罰寫等語,並請 求通知原告之三位同學及A師到庭作證,以證明午休期間在 走廊罰寫是強制性或自願性。惟查,原告事發時僅為國小三 年級學童,按其年齡、心智狀況,不僅無同意遭A師安排於 走廊罰寫的能力,且審酌學校與學生間存在特別法律關係, 雙方地位及權利義務不全然對等,一般學童面對師長的要求 ,即便不情願也只能被迫接受,難以期待原告抗拒A師將其 安排於走廊罰寫的可能,故無從以曾經徵詢原告同意,而阻 卻A師所為管教措施之違法性,臺灣高等法院107年度上國字 第13號判決亦同此見解。且原告於事發當時對於遭不當管教 感受及表達能力實屬有限,縱未於第一時間向家人訴苦,也 不能據此推論其樂於經常獨自遭安排於走廊罰寫。綜上所述 ,本件應審酌者,即為A師於午休期間將原告安排在走廊罰 寫的管教措施是否適法妥當,以及該等管教措施是否因此侵 害原告的人格權,至於A師有無徵得原告同意則非本件應審 酌的重點,故被告前開抗辯為無理由,其證據調查之聲請亦 無必要。  ㈣原告主張A師其餘行為,是否故意或過失不法侵害原告權利?  1.原告主張A師於112年11月23日以通訊軟體LINE通話向原告母 親稱「你們應該帶原告去看心理醫生」乙情,為被告所不爭 執,堪信為真,然審酌該段對話是存在於A師與原告母親之 間,而非直接向原告傳達,故無從對原告造成人格權侵害。  2.原告主張於112年10月間某日午餐時段,A師要求原告在未吃 完蔬菜等附菜前,不得到餐桶拿當日主菜即魚排1塊,然A師 未先留下或要求其他同學留下1塊魚排予原告,致原告吃完 附菜要領取魚排時,魚排已被其他學生先行吃完,當日即未 食用學校提供之完整午餐乙情,為被告所不爭執,堪信為真 。然審酌A師目的在使原告飲食營養均衡,縱使因疏失致原 告未能吃到魚排,對原告造成的權益損失尚屬輕微,未達到 侵害人格權的程度。  3.原告主張於112年12月26日時,未著學校之冬季長褲,A師因 此在課堂上以原告未著被告之冬季長褲為由,要求原告起立 ,並向原告稱:「你沒辦法遵守這裡的校規,就轉到你可以 遵守校規的學校去」等語,為被告所不爭執,堪信為真。而 依國民小學訂定學生服裝儀容規定之原則第7條可知,學校 對於違反服裝儀容規定之學生,不得加以處罰。審酌學校對 於學生服裝儀容規範之目的,在使學生能有服從團體紀律之 習慣,故A師以前開言詞口頭糾正原告,而未加以處罰,尚 屬合理的輔導管教措施,雖部分言論涉及A師個人意見的表 達,使原告感到不快,然言語本身不存在粗鄙、嘲弄、謾罵 或其他輕蔑他人的情節,故難認A師的言語侵害原告的人格 權。  4.系爭調查報告雖認定A師對原告上開行為構成霸凌,惟不拘 束本院的判斷,且A師的行為是否為不當管教或構成霸凌, 與國家賠償成立的要件不盡相同。本院審酌A師上開三行為 ,即便與前述拍頭、罰寫事件綜合觀察,亦難認有不法侵害 原告人格權的情事,故原告此部分主張及精神慰撫金的請求 並無理由。  ㈤精神慰撫金之審酌:  1.按國家損害賠償,除依本法規定外,適用民法規定。國家負 損害賠償責任者,應以金錢為之。國家賠償法第5條、第7條 第1項前段有所明文。又按不法侵害他人之身體、健康、名 譽、自由、信用、隱私、貞操,或不法侵害其他人格法益而 情節重大者,被害人雖非財產上之損害,亦得請求賠償相當 之金額,民法第195條第1項前段亦有規定。查A師係被告所 屬教師,其拍打原告頭部及安排原告於走廊罰寫等行為,係 不法侵害原告之人格法益而情節重大,原告據此請求被告應 負國家賠償責任,自屬有據。  2.又按慰藉金之多寡,應斟酌雙方之身分、地位、資力與加害 之程度及其他各種情形核定相當之數額。其金額是否相當, 自應依實際加害情形與被害人所受之痛苦及雙方之身分、地 位、經濟狀況等關係決定之(最高法院51年度台上字第223 號判例意旨、85年度台上字第460號判決意旨參照)。查原 告於事發時為國小學童,原應有快樂的學校學習過程與經驗 ,遭導師不當管教措施,致其人格權遭受侵害,堪認其精神 上自受有一定程度之痛苦。至於原告提出欣明心理治療所的 心理諮商證明書為佐(見本院卷第41頁),固可證明原告曾於 113年3月7日、21日至心理治療所接受心理師心理諮商的事 實,然不能證明原告因A師本件行為所受精神痛苦的程度為 何。本院衡酌原告之身分、地位、經濟能力、侵害情狀、原 告遭權利侵害之次數非單一,被告為國民教育專責學校,其 所屬教師未能專業施教以保障原告權益等一切情狀,認原告 所得請求精神慰撫金,以5萬元為適當。準此,原告依國家 賠償法第2條第2項、民法第195條第1項規定,得請求被告賠 償金額應為5萬元,逾此部分的請求則無理由,應予駁回。  ㈥末按遲延之債務,以支付金錢為標的者,債權人得請求依法 定利率計算之遲延利息。給付無確定期限者,債務人於債權 人得請求時,經其催告而未為給付,自受催告時起,負遲延 責任。其經債權人起訴而送達訴狀,或依督促程序送達支付 命令,或為其他相類之行為者,與催告有同一之效力,民法 第233條第1項、第229條第2項分別定有明文。本件原告請求 被告給付之損害賠償,係以支付金錢為標的,且無確定期限 ,故原告請求自起訴狀繕本送達翌日即113年10月29日(送達 證書見本院卷第57頁)起至清償日止,按年息百分之5計算之 利息,為有理由。 四、綜上所述,原告依國家賠償法第2條第2項、民法第195條第1 項等規定,請求如主文第1項所示,為有理由,應予准許。 逾此範圍之請求,則無理由,應予駁回。 五、本件原告勝訴部分係依民事訴訟法第427條規定適用簡易訴 訟程序所為被告敗訴之判決,爰依同法第389條第1項第3款 規定,依職權宣告假執行。而被告陳明願供擔保請准宣告免 為假執行,經核尚無不合,爰酌定相當擔保金額准許之。 六、本件事證已臻明確,兩造其餘攻擊防禦方法及證據,核與判 決之結果不生影響,爰不一一論列,併此敘明。 七、訴訟費用負擔之依據:民事訴訟法第79條。   中  華  民  國  114  年  1   月  22  日          臺灣嘉義地方法院嘉義簡易庭                法 官 陳劭宇 以上為正本係照原本作成。 如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本庭(嘉義市○○路 000○0號)提出上訴狀(均須按他造當事人之人數附繕本)。如 委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。 中  華  民  國  114  年  1   月  22  日                書記官 阮玟瑄

2025-01-22

CYEV-113-嘉國簡-4-20250122-1

臺灣臺北地方法院

性騷擾防治法

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度易字第579號 公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 林樹儀 選任辯護人 顏正豪律師 上列被告因性騷擾防治法案件,經檢察官提起公訴(113年度偵 字第9924號),本院判決如下:   主 文 林樹儀犯性騷擾防治法第二十五條第一項之性騷擾罪,處拘役伍 拾日,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。   事 實 一、林樹儀於民國113年2月3日凌晨3時30分許,在臺北市信義區 某夜店內意圖性騷擾,乘現場工作人員AW000-H113095成年 女子(真實姓名年籍詳卷,下稱A女)不及抗拒之際,以徒 手拍打A女臀部而為性騷擾得逞。 二、案經A女訴請臺北市政府警察局信義分局報告臺灣臺北地方 檢察署(下稱臺北地檢署)檢察官偵查起訴。    理 由 壹、程序方面 一、按行政機關及司法機關所公示之文書,不得揭露被害人之姓 名、出生年月日、住居所及其他足資識別被害人身分之資訊 ,性騷擾防治法第10條第6項定有明文。又參酌性騷擾防治 法施行細則第10條規定,性騷擾防治法第10條第6項所定其 他足資識別被害人身分之資訊,包括被害人照片、影像、圖 畫、聲音、住址、親屬姓名或其關係、就讀學校、班級、工 作場所與名稱或其他得以直接或間接方式識別該被害人個人 之資料。故本案判決書關於告訴人A女之姓名、住所及工作 場所,依上開規定,於本院必須公示之判決書,不予揭露, 合先敘明。 二、證據能力:   本判決下述所引用被告以外之人於審判外之陳述,檢察官及 被告於本院審判程序調查證據時,對於該等證據之證據能力 均無爭執(本院卷二第38頁),且迄於言詞辯論終結前亦未 聲明異議,本院審酌上開言詞陳述或書面陳述作成時之情況 ,尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵,而認為以之作為 證據應屬適當,依刑事訴訟法第159條之5第2項、第1項規定 ,均有證據能力。至於其餘經本院引用之非供述證據,與本 案待證事實間均具有關連性,且無證據證明係公務員違背法 定程序所取得,故依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋,亦 有證據能力。 貳、實體方面: 一、上開事實,業據被告於本院審理程序時均坦承不諱(本院卷 二第38頁),核與證人即告訴人A女於警詢、偵訊之證述相 符(偵9924卷第23至27、77、78頁),並有警察機關處理性 騷擾事(案)件檢核表、性騷擾事件申訴書(偵9924卷第31至 41頁)、現場監視影像(卷附光碟)、勘驗筆錄(本院卷二 第37頁),足認被告上開自白與事實相符,可以採信。是本 案事證明確,被告犯行已堪認定,應依法論科。 二、按性騷擾防治法第25條第1項所處罰之性騷擾罪,指性侵害 犯罪以外,基於同法第2條第1、2款所列之性騷擾意圖,以 乘被害人不及抗拒之違反意願方法,對其為與性或性別有關 之親吻、擁抱或觸摸臀部、胸部或其他身體隱私處之行為。 考其犯罪之目的,意在騷擾觸摸之對象,不以性慾之滿足為 必要;究其侵害之法益,係破壞被害人所享有關於性、性別 等,與性有關之寧靜、不受干擾之平和狀態;觀其犯罪之手 段,係於被害人不及抗拒之際,出其不意乘隙為短暫之觸摸 (最高法院103年度台上第4527號判決意旨參照)。經查, 被告利用告訴人A女不及抗拒之際為觸碰A女臀部之行為,破 壞告訴人關於性、性別等與性有關之寧靜、不受干擾之平和 狀態,其所為應屬性騷擾無訛。是核被告所為,係犯性騷擾 防治法第25條第1項之性騷擾罪。 三、爰審酌被告不思尊重他人身體自主權利,利用告訴人工作之 時,觸碰告訴人臀部之身體隱私部位,侵害告訴人之身體自 主權,並對告訴人身心造成影響,所為實不可取;惟念被告 坦承犯行之犯後態度,兼衡被告犯罪動機、目的、手段、情 節、損害,暨被告於本院審理中自陳之智識程度、家庭生活 經濟狀況(本院卷二第43頁)等一切情狀,量處如主文所示 之刑,並諭知易科罰金之折算標準,以示懲儆。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官蔡期民提起公訴,檢察官林安紜到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年   1  月   22  日          刑事第十二庭 法 官 王子平 上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備 理由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。                 書記官 楊雅涵 中  華  民  國  114  年  1   月  22  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 性騷擾防治法第25條 意圖性騷擾,乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部 或其他身體隱私處之行為者,處2年以下有期徒刑、拘役或併科 新臺幣10萬元以下罰金;利用第2條第2項之權勢或機會而犯之者 ,加重其刑至二分之一。 前項之罪,須告訴乃論。

2025-01-22

TPDM-113-易-579-20250122-1

桃簡
臺灣桃園地方法院

違反性騷擾防治法

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 113年度桃簡字第1785號 聲 請 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 陳錫維 上列被告因違反性騷擾防治法案件,經檢察官聲請以簡易判決處 刑(113年度偵字第17879號),本院判決如下:   主 文 甲○○犯性騷擾防治法第二十五條第一項之性騷擾罪,處有期徒刑 參月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。   事實及理由 一、本件犯罪事實及證據,均引用檢察官聲請簡易判決處刑書( 如附件)之記載。 二、核被告甲○○所為,係犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾 罪。又被告先後觸碰告訴人肩膀、摟告訴人腰部之舉動,係 於密切接近之時間及地點實施,且侵害同一法益,各行為獨 立性極為薄弱,依一般社會健全觀念,難以強行分開,在刑 法評價上,應視為數個舉動接續施行之接續犯,而論以包括 一罪。 三、爰以行為人之責任為基礎,審酌被告為逞一己私慾,竟趁告 訴人不及抗拒之際,碰觸告訴人身體,侵害告訴人之身體及 性自主決定權,顯然欠缺對於他人身體自主權之尊重,並造 成告訴人身心受影響,實值非難。又被告於本院訊問時否認 犯行,且迄未能與告訴人達成和解或取得其原諒,難認其犯 後態度良好,兼衡被告之智識程度及家庭經濟狀況,量處如 主文所示之刑,並諭知易科罰金折算標準。 四、依刑事訴訟法第449條第1項、第3項、第454條第2項,逕以 簡易判決處刑如主文。 五、如不服本判決,應於判決送達後20日內,向本院提出上訴狀 ,上訴於本院第二審合議庭(須附繕本)。 本案經檢察官乙○○聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  114  年  1   月  17  日          刑事第十八庭 法 官 姚懿珊 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀(應附 繕本)。                 書記官 王儷評                 中  華  民  國  114  年  1   月  17  日 附錄本案所犯法條: 性騷擾防治法第25條 意圖性騷擾,乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部 或其他身體隱私處之行為者,處2年以下有期徒刑、拘役或併科 新臺幣10萬元以下罰金;利用第2條第2項之權勢或機會而犯之者 ,加重其刑至二分之一。 前項之罪,須告訴乃論。 附件: 臺灣桃園地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                    113年度偵字第17879號   被   告 甲○○ 男 45歲(民國00年0月00日生)             籍設新北市○○區○○路0段0號2樓              (新北○○○○○○○○○)             居桃園市○○區○○街00號五樓             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因違反性騷擾防治法案件,業經偵查終結,認為宜聲請 以簡易判決處刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:      犯罪事實 一、甲○○與代號A000-H112379號成年男子(真實姓名詳卷,下稱 A男)素不相識。詎甲○○竟意圖性騷擾,於民國112年11月16 日18時30分許,在桃園市龜山區宏慶街一帶,乘A男單獨行 走於道路上,不及抗拒之際,徒手搭肩,並摟A男之腰部, 以此方式對A男為性騷擾得逞1次。 二、案經A男訴由桃園市政府警察局龜山分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實,業據被告甲○○於偵查中坦承不諱,核與告訴 人A男於警詢時及偵查中證述之情節相符,復有監視器錄影 光碟1片暨本署檢察官勘驗筆錄1份在卷可佐,足認被告上開 自白與事實相符,其犯嫌堪予認定。 二、按性騷擾防治法第25條第1項規定,係以意圖性騷擾,乘人 不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱 私處之行為為其構成要件。又該條項雖例示禁止觸及他人身 體部位為臀部、胸部;然為避免對被害人其他身體部位身體 決定自由之保護,有所疏漏,另規定以『其他身體隱私處』作 為概括性補充規定。而所謂『其他身體隱私處』,乃不確定法 律概念。客觀上固然包括男女生殖器、大腿內側、鼠蹊部等 通常社會觀念中屬於身體隱私或性敏感部位。至於其他身體 部位,諸如耳朵、脖子、肚臍、腰部、肩膀、背部、小腿、 大腿外側及膝蓋腿等男女身體部位,究竟是否屬於前開條文 所稱『其他身體隱私處』,仍應依社會通念及被害人個別情狀 ,並參酌個案審酌事件發生背景、環境、當事人關係、行為 人言詞、行為及相對人認知等具體事實,而為綜合判斷,性 騷擾防治法施行細則第2條定有明文。申言之,此所謂「其 他身體隱私處」固然包括男女之生殖器、大腿內側、鼠蹊部 等通常社會觀念中屬於身體隱私或性敏感部位,然因性騷擾 犯行處罰之目的在於因行為人所為破壞被害人所享有關於性 、性別等,與性有關之寧靜、不受干擾之平和狀態,解釋上 當非僅以該身體部位是否外露為斷,而係以該等身體部位如 遭行為人親吻、擁抱或觸摸,該等作為是否與性有關,而足 以引發被害人與性有關之寧靜、不受干擾之平和狀態遭受破 壞以為認定,而此等認定應依社會通念及被害人個別情狀, 並參酌個案審酌事件發生之背景、環境、當事人之關係、行 為人之言詞、行為及相對人之認知等具體事實綜合判斷之。 本院衡酌兩性相處,女性之手、手臂、肩膀、背部、臉頰等 部位,本非屬正常禮儀下得任由他人隨意不當撫摸、親吻, 甚至碰觸撫摸手、手臂、肩膀、背部及親吻臉頰之動作,不 乏在男女間之親密行為中,被作為帶有性含意、性暗示之挑 逗、調戲舉動,是以,如他人以性騷擾之犯意,未經本人同 意而刻意就該等部位為帶有性暗示之多次不當碰觸、撫摸、 親吻,適足以引起本人嫌惡之感,自應認係前揭條文所稱身 體隱私部位,臺灣高等法院105年度上易字第2025號刑事判 決參照。查本件被告與告訴人素不相識,被告確乘告訴人行 走之際,過程中有調戲、搭訕告訴人之言論,且以手摟告訴 人之腰部,足認被告主觀上確有性騷擾之意圖,引發A男有 不舒服嫌惡之感覺,足可認定被告係對告訴人實施性侵害犯 罪以外之違反其意願,而屬「性別冒犯」有關行為,並損及 告訴人之人格尊嚴,造成告訴人被冒犯之情境,故被告所為 顯已構成前開性騷擾防治法第25條第1項所定要件。核被告 所為,係違反性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪嫌。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此 致 臺灣桃園地方法院 中  華  民  國  113  年  5   月  24  日                檢 察 官 乙 ○ ○ 本件證明與原本無異 中  華  民  國  113  年   6  月  22  日                書 記 官 林 冠 毅 附記事項: 本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理,法院簡易庭得不傳喚被告、 輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑;被告、被害 人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或 對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時,請即另以 書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。 附錄本案所犯法條: 性騷擾防治法第25條 意圖性騷擾,乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部 或其他身體隱私處之行為者,處 2 年以下有期徒刑、拘役或併 科新臺幣 10 萬元以下罰金;利用第 2 條第 2 項之權勢或機會 而犯之者,加重其刑至二分之一。 前項之罪,須告訴乃論。

2025-01-17

TYDM-113-桃簡-1785-20250117-1

臺灣橋頭地方法院

妨害性隱私及不實性影像

臺灣橋頭地方法院刑事判決  113年度易字第310號 公 訴 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 朱祐稷 上列被告因妨害性隱私及不實性影像案件,經檢察官提起公訴( 113年度偵字第4419號、113年度偵字第5046號),本院判決如下 :   主 文 朱祐稷犯如附表所示之罪,各處如附表主文欄所示之刑及沒收。   事 實 朱祐稷基於無故攝錄他人性影像之犯意,分別為下列之犯行: 一、於112年11月30日11時57分許,在高雄市○○區○○路000號「文 雄眼鏡大社店」內,乘店員蔡○妏(事涉當事人隱私,真實 姓名年籍均詳卷)在為朱祐稷介紹店內商品而未注意之際, 竟基於無故攝錄蔡○妏性影像之犯意,持未扣案具有照相功 能之I-PHONE X手機,開啟智慧型手機手電筒,並將該手機 調整至相機拍攝模式,再手持該iPhone X手機伸至蔡○妏短 裙裙底下方位置,欲攝錄蔡○妏裙底身體私密部位之性影像 ,惟因故而未得逞。 二、於113年1月17日10時許,在高雄市橋頭區橋新七路與經武路 交岔口之「青璞接待中心」內,乘店員牟○珍(事涉當事人 隱私,真實姓名年籍均詳卷)在為朱祐稷介紹其所銷售之不 動產商品物件而未注意之際,竟基於無故攝錄牟○珍性影像 之犯意,持扣案具有照相功能之I-PHONE 11手機(IMEI:00 0000000000000,下稱本案手機),開啟智慧型手機手電筒 ,並將該手機調整至相機拍攝模式,再手持本案手機伸至牟 ○珍短裙裙底下方位置,欲攝錄牟○珍裙底身體私密部位之性 影像,惟因故而未得逞。 三、於113年1月17日12時許,在高雄市○○區○○○路00號之「森遠 接待中心」內,乘店員古○捷(事涉當事人隱私,真實姓名 年籍均詳卷)在為朱祐稷介紹其所銷售之不動產商品物件而 未注意之際,竟基於無故攝錄古○捷性影像之犯意,持具有 照相功能之本案手機,開啟智慧型手機手電筒,並將該手機 調整至相機拍攝模式,再手持本案手機伸至古○捷短裙裙底 下方位置,欲攝錄古○捷裙底身體私密部位之性影像,惟因 故而未得逞。嗣因古○捷經同事告知而發現遭朱祐稷偷拍情 事並報警處理,始悉上情。   理 由 一、證據能力   按被告以外之人於審判外之陳述,雖不符合刑事訴訟法第15 9條之1至第159條之4之規定,但經當事人於審判程序同意作 為證據,法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況,認 為適當者,亦得為證據。當事人、代理人或辯護人於法院調 查證據時,知有第159條第1項不得為證據之情形,而未於言 詞辯論終結前聲明異議者,視為有前項之同意,刑事訴訟法 第159條第1項及第159條之5分別定有明文。查本判決所引用 具傳聞性質之言詞或書面證據,檢察官、被告朱祐稷均表示 同意其等作為本案證據之證據能力(本院卷第141頁),於 辯論終結前亦未對該等證據之證據能力聲明異議,本院復審 酌前揭陳述作成時之情況,並無違法取證之瑕疵,亦認以之 作為證據為適當,是本案有關被告以外之人於審判外之言詞 或書面陳述等供述證據,依上開法條意旨,自均得採為認定 事實之依據。至於卷內所存經本院引用為證據之非供述證據 部分,與本件待證事實間均具有關連性,且無證據證明係公 務員違背法定程序所取得,依刑事訴訟法第158條之4反面解 釋,自有證據能力。 二、認定犯罪事實所憑證據及理由 (一)訊據被告於本院審理時坦承犯行(本院卷第141頁),核與 證人即告訴人蔡○妏、牟○珍、古○捷於警詢、偵訊時之證述 情節相符(警一卷第5-8頁、警二卷第9-11、19-21頁;偵一 卷第25-26頁、偵二卷第37-40頁),並有112年11月30日「 文雄眼鏡大社店」監視器錄影畫面光碟、113年1月17日牟○ 珍手機錄影畫面及113年1月17日「森遠接待中心」監視器錄 影畫面光碟、被告112年8月8日高雄市立凱旋醫院精神鑑定 書、高雄市政府警察局岡山分局甲圍派出所扣押筆錄、扣押 物品目錄表各1份、112年11月30日「文雄眼鏡大社店」監視 器錄影畫面翻拍照片4張、113年1月17日牟○珍手機錄影畫面 及113年1月17日「森遠接待中心」監視器錄影畫面共6張等 件在卷可稽(警一卷第9-11頁、警二卷第29-70、109-115頁 ),足見被告自白與事實相符,堪以採信。 (二)綜上,本案事證明確,被告犯行均堪以認定,應依法論科。 三、論罪科刑 (一)核被告所為,均係犯刑法第319條之1第4項、第1項之無故攝 錄他人性影像未遂罪(共3罪)。 (二)被告所犯上開3罪,犯意個別,行為互殊,應予分論併罰。 (三)被告前因妨害秘密案件,經本院以112年簡字第713號判處有 期徒刑3月確定,於112年11月17日易科罰金執行完畢,有臺 灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參(本院卷第57-62頁) ,而觀起訴書內容可知被告所為前案與本案各次犯罪之罪質 相同,起訴書亦說明被告屢犯妨害秘密案件,顯見對刑罰反 應力薄弱,又檢察官於本院審理時,已將被告臺灣高等法院 被告前案紀錄表做為證據,及構成累犯是否加重其刑等事項 表示意見(本院卷第144頁),而經本院依法踐行調查證據 程序,則本院審酌被告有上開所載之犯罪科刑與執行完畢情 形,且其於易科罰金執行完畢後,刻即故意再犯本案各次有 期徒刑以上之罪,均為累犯,衡以其構成累犯之前案與本案 各次犯行之手法、罪質均相同,竟未能悔改,再犯本案犯行 ,顯見其對刑罰之反應力亦屬薄弱,基於助其重返社會並兼 顧社會防衛之考量,縱依刑法第47條第1項規定加重其刑, 亦無罪刑不相當之情,與司法院釋字第775號解釋意旨無違 ,爰均依法加重其刑。 (四)被告已著手於犯罪行為之實行,但未成功攝錄告訴人3人之 性影像,屬未遂犯,犯罪所生損害較既遂犯輕微,爰均依刑 法第25條第2項規定,按既遂犯之刑減輕其刑。 (五)爰以行為人之責任為基礎,審酌被告為滿足一己私慾,趁告 訴人3人未及注意時著手攝錄告訴人性影像,欠缺對他人性 隱私及身體自主權之尊重,所為實屬不該。惟本院考量被告 本件犯後終能坦承犯行,且與告訴人3人均達成和解,當場 給付賠償金額,以實際行動彌補告訴人3人所受損害,並獲 得告訴人3人諒解,同意給予被告從輕量刑機會,有調解筆 錄、刑事陳述狀及本院審判筆錄在卷可參(審易卷第63-73 頁、本院卷第145頁)。兼衡其素行(累犯部分不予重複評 價)、本案犯罪動機、目的、各次犯行之手段與犯罪情節、 犯罪所生損害,暨被告於本院審理時自述之教育程度、家庭 經濟與生活狀況(本院卷第145頁)、如卷附精神鑑定書所 示被告個人身心健康情形等一切情狀,就其本案3次犯行, 分別量處如附表主文欄所示之刑,並諭知易科罰金之折算標 準。 (六)依卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表顯示,被告尚有其他妨 害性隱私及不實性影像罪、妨害秘密等案件繫屬於法院,是 參考最高法院110年度台抗字第489號刑事裁定意旨,被告既 有其他可能合併定應執行刑之案件,本院認宜待其所犯數罪 均確定後,再由檢察官聲請裁定應執行刑,爰不於本案定其 應執行刑,附此敘明。 四、沒收 (一)按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物,屬於犯罪行 為人者,得沒收之,但有特別規定者,依其規定。前二項之 沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價 額。刑法第38條第2項、第4項分別定有明文。被告就犯罪事 實一之犯行,係使用其所有之I-PHONE X手機欲行拍攝,此 為被告所不爭執,惟稱:該手機已失竊等語(偵卷第32頁、 本院卷第30頁)。是本案未扣案之I-PHONE X手機1支,應認 係被告所有供本案犯罪事實一犯行所用之物,應依刑法第38 條第2項、第4項之規定,在犯罪事實一項下宣告沒收,並於 全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 (二)被告就犯罪事實二、三之犯行,係使用其所有之本案手機欲 行拍攝,此為被告所不爭執(警二卷第5-7頁)。是扣案之 本案手機1支,應認係被告所有供本案犯罪事實二、三犯行 所用之物,應依刑法第38條第2項之規定,在犯罪事實二、 三項下宣告沒收。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官梁詠鈞提起公訴,檢察官林易志到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  1  月  16  日          刑事第四庭  法 官 林婉昀 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,並應 敘述具體理由;如未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。 中  華  民  國  114  年  1   月  16  日                 書記官 黃麗燕 附錄本案論罪科刑法條: 刑法第319條之1 未經他人同意,無故以照相、錄影、電磁紀錄或其他科技方法攝 錄其性影像者,處三年以下有期徒刑。 意圖營利供給場所、工具或設備,便利他人為前項之行為者,處 五年以下有期徒刑,得併科五十萬元以下罰金。 意圖營利、散布、播送、公然陳列或以他法供人觀覽,而犯第一 項之罪者,依前項規定處斷。 前三項之未遂犯罰之。 附表: 編號 犯罪事實 主文 1 犯罪事實欄一 朱祐稷犯無故攝錄他人性影像未遂罪,累犯,處有期徒刑陸月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之I-PHONE X手機壹支沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 2 犯罪事實欄二 朱祐稷犯無故攝錄他人性影像未遂罪,累犯,處有期徒刑陸月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之白色I-PHONE 11手機(IMEI:000000000000000,手機號碼:0000000000)壹支,沒收。 3 犯罪事實欄三 朱祐稷犯無故攝錄他人性影像未遂罪,累犯,處有期徒刑陸月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之白色I-PHONE 11手機(IMEI:000000000000000,手機號碼:0000000000)壹支,沒收。

2025-01-16

CTDM-113-易-310-20250116-1

侵上訴
臺灣高等法院

妨害性自主

臺灣高等法院刑事判決 113年度侵上訴字第197號 上 訴 人 即 被 告 AW000-A111405A (真實姓名年籍詳卷) 選任辯護人 劉佳強律師 上列上訴人因妨害性自主案件,不服臺灣基隆地方法院112年度 侵訴字第21號,中華民國113年7月9日第一審判決(起訴案號: 臺灣基隆地方檢察署111年度偵字第8529號),提起上訴,本院 判決如下:   主 文 上訴駁回。 AW000-A111405A緩刑參年。緩刑期間付保護管束,並應接受性別 平等方面之法治教育課程陸場次,且應依附表所示方式,向告訴 人支付賠償金額。   事實及理由 壹、本院審理範圍   上訴得對於判決之一部為之。對於判決之一部上訴者,其有 關係之部分,視為亦已上訴。但有關係之部分為無罪、免訴 或不受理者,不在此限。上訴得明示僅就判決之刑、沒收或 保安處分一部為之,刑事訴訟法第348條定有明文。原審判 決後,上訴人即被告AW000-A111405A(下稱被告)不服原判 決提起上訴,並於本院準備程序及審判程序中明示僅就量刑 部分提起上訴(見本院卷第106、132頁),檢察官則未提起 上訴,是本院審理範圍僅限於原判決所處之刑,不及於原判 決所認定犯罪事實、所犯之罪等部分,先予敘明。 貳、原審認定之罪名   被告所為係犯刑法第224條之強制猥褻罪。 參、本院之判斷 一、被告上訴理由略以:請考量被告與告訴人於本案案發前相識 已久,有諸多互動,而被告過去未曾有失互動分際或不尊重 告訴人身體自主權情事,可見被告係因當時一時情難自控而 誤觸法網,惡性非屬重大;被告並無任何犯罪前科,素行良 好,且於自動化系統專業公司擔任專案企劃職務,月薪約新 臺幣(下同)4萬5,000元,並領有中低收入戶證明,又單親 扶養年為18歲、15歲之子女,尚需支付子女就讀大學、專科 之學費與日常生活支出;被告於原審雖否認犯行,但現願承 認原審判決認定之強制猥褻犯行,且被告對自身所為已深感 悔悟,並體悟自身犯行造成告訴人身心受創非輕,並與告訴 人成立調解,同意賠償告訴人50萬元,並均有按約定履行支 付賠償金額。是原審未斟酌上開情事,判處被告有期徒刑8 月,且未為宣告緩刑,實屬過重。請求考量上情,從輕量刑 ,並給予被告緩刑機會等語。 二、按量刑輕重,屬為裁判之法院得依職權裁量之事項,苟其量 刑已以行為人之責任為基礎,並斟酌刑法第57條各款所列情 狀,在法定刑度內,酌量科刑,如無違反公平、比例及罪刑 相當原則,致明顯輕重失衡情形,自不得指為違法。 三、經查:  ㈠原審審理後,認定被告犯罪事證明確,且審酌被告身為被害 人長輩,深得被害人信任,被害人亦常對被告傾吐家庭生活 之不順,詎被告未謹守分際、擅自跨越人倫親情之界線,僅 為圖一己性慾滿足,而對告訴人為違背其意願親嘴、撫摸大 腿內側之猥褻行為,不僅戕害告訴人性自主權,有失為人長 輩之態度,其犯後猶飾詞狡辯、否認犯罪,態度非屬良好; 又被告迄今未與告訴人和解,尤不應輕縱;另斟酌被告犯罪 動機、目的、所採取之手段、被告與告訴人之親屬、尊卑關 係、告訴人受害之程度及被告智識程度(大學畢業)、離婚 、為低收入戶、有2名子女(18歲、15歲)、自陳從事自動 化系統專業工作等一切情狀,量處有期徒刑8月。經核原判 決關於被告犯行之量刑,已具體審酌刑法第57條所定各款科 刑事項,依卷存事證就被告犯罪情節及行為人屬性等事由, 在罪責原則下適正行使其刑罰之裁量權,客觀上未逾越法定 刑度,且與罪刑相當原則無悖,難認有逾越法律規定範圍, 或濫用裁量權限之違法情形,所為量刑尚稱允洽,應予維持 。  ㈡被告雖執前詞上訴請求從輕量刑等語。然經本院審酌被告犯 罪情節嚴重程度、造成告訴人所受損害、被告所表現違抗法 秩序之程度、犯後態度及對司法資源所造成影響等情節後, 認為被告僅為自身私慾,利用晚輩對自己的信任,在與告訴 人獨處於車上密閉空間之際,無端侵害告訴人,不尊重告訴 人身體自主權,亦破壞親友間之信賴關係,造成告訴人身心 長期承受莫大痛苦,犯罪情節非輕,且被告於警詢、偵訊及 原審審理時均否認犯罪,至本院審理時始坦承自身犯行,態 度亦屬可議,原判決經充分審酌上情所處上開宣告刑,應屬 適當,上訴意旨所指上開各情,則無從動搖此一量刑判斷。  ㈢據上,被告上訴請求本院量處更輕之刑,為無理由,應予駁 回。 四、緩刑之宣告     ㈠經查,被告於5年以內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣 告,此有本院被告前案紀錄表存卷可考(見本院卷第17、18 頁),被告所為上開犯行雖有不該,惟其於上訴之後,主動 表示願意與告訴人商談和解賠償事宜,經與告訴人於民國11 3年10月8日在原審法院簡易庭進行調解後,與告訴人成立調 解,承諾賠償告訴人50萬元,並業已於當日支付32萬元,至 於其餘款項,則同意於每月10日前給付4萬5,000元,至清償 完畢為止,被告於辯論終結前,均有按期支付款項乙情,有 被告所提出之原審法院簡易庭113年10月8日調解筆錄、網路 銀行轉出交易明細在卷可參(見本院卷第93、94、141、143 頁),被告復表示願承認犯罪,已如前述,可見被告犯後之 初雖未能反省己身行為非是之處,惟在經過檢察官起訴及原 審予以論罪科刑以後,仍表現出一定反省悔改之態度,並有 積極填補告訴人所受損害,仍認為被告對於社會規範之認知 並無重大偏離,而仍得期待藉由緩刑宣告之約束力,促使被 告悔過自新,不再重蹈覆轍,而無庸遽予執行刑罰;又衡酌 全案情節,復考量被告之工作、生活、家庭、經濟狀況(見 本院卷第112頁)等情後,認被告經此偵審程序並刑之宣告 後,當知所警惕,而無再犯之虞,因認其所受刑之宣告,以 暫不執行為適當,爰依刑法第74條第1項第1款之規定,併予 宣告緩刑3年。  ㈡又考量前述被告犯罪情節之重大與惡質程度、被告為滿足私 慾而不尊重他人性自主決定權之行為情狀,以及被告心態有 所偏差,犯後之初亦未能立即醒悟、認識自身行為不當之態 度等節,及斟酌告訴人與被告之調解成立內容提及:對於被 告之刑事案件同意給予附條件緩刑的機會等語(見本院卷第 93頁);及告訴人又具狀向本院表示:「我期盼被告能真正 學到教訓,對於自己行為負責,並且認知到這樣的行為是不 對的,不管是服刑、治療、法治教育課程或是被告處遇計畫 ...等,透過這些方式讓被告能理解並學習,我不希望再有 下一位受害者出現」等語(見本院卷第99、101頁),認有 必要於緩刑期間內搭配一定處遇措施,以期藉由觀護人給予 適當之督促,教導正確法治觀念,配合教育與矯治措施,使 被告能真正改過自新,故一併依法宣告被告緩刑期間付保護 管束,並應接受性別平等方面之法治教育課程6場次。  ㈢再本院已宣告被告應於緩刑期間接受關於性別平等方面之法 治教育課程6場次,復參以現行性侵害犯罪防治法規定,性 侵害加害人受緩刑之宣告後,即應依該法第31條進行評估, 如評估後認有施以身心治療、輔導或教育之必要者,直轄市 、縣(市)主管機關應令加害人接受身心治療、輔導或教育 ,加害人未依規定接受評估或治療輔導時,亦有罰則(性侵 害犯罪防治法第50條),觀護人對於付保護管束之加害人, 亦得依該法第34條規定採取適當之處遇,更於治療輔導無成 效時,檢察官或主管機關尚得依性侵害犯罪防治法第36條、 第37條、刑法第91條之1等規定,聲請法院裁定命加害人進 入醫療機構或其他指定處所施以強制治療等保安處分;是本 案並無再命被告於付保護管束期間內再另行接受治療、輔導 或遵守其他特定事項之必要,併予敘明。   據上論斷,應依刑事訴訟法第373條、第368條,刑法第74條第1 項第1款、第2項第8款、第93條第1項,判決如主文。   本案經檢察官李怡蒨提起公訴,檢察官李豫雙到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年   1  月  16  日          刑事第十三庭 審判長法 官 連育群                    法 官 蕭世昌                    法 官 陳思帆 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 蘇芯卉 中  華  民  國  114  年  1   月  16  日 附錄:本案論罪科刑法條全文 中華民國刑法第224條 對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法 ,而為猥褻之行為者,處6月以上5年以下有期徒刑。 附表 AW000-A111405A應給付告訴人新臺幣(下同)50萬元,給付方法為:民國113年10月8日於臺灣基隆地方法院簡易庭當庭給付告訴人32萬元,餘款自113年11月起,於每月10日前給付4萬5,000元,至全部清償完畢為止,如一期不按時履行,視為全部到期。

2025-01-16

TPHM-113-侵上訴-197-20250116-1

侵上訴
臺灣高等法院臺中分院

妨害性自主罪

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 113年度侵上訴字第145號 上 訴 人 即 被 告 劉順吉 上列上訴人因妨害性自主罪案件,不服臺灣臺中地方法院113年 度侵訴字第126號中華民國113年8月30日第一審判決(起訴案號 :臺灣臺中地方檢察署113年度偵字第17696號),提起上訴,本 院判決如下:   主 文 上訴駁回。   理 由 壹、本院審理範圍:   參諸修正刑事訴訟法第348條第3項規定立法理由,宣告刑、 數罪併罰所定之應執行刑、沒收,倘若符合該條項的規定, 已得不隨同其犯罪事實,而單獨成為上訴之標的,且於上訴 人明示僅就刑上訴時,第二審法院即不再就原審法院所認定 之犯罪事實為審查,而應以原審法院所認定之犯罪事實,作 為論認原審宣告刑、執行刑妥適與否的判斷基礎。上訴人即 被告乙○○(下稱被告)於本院言明僅「量刑」提起上訴,並 撤回除「量刑」以外之上訴,有本院準備程序筆錄、撤回上 訴聲請書足憑(本院卷第80、83頁),依前述說明,本院僅 就原審判決量刑妥適與否進行審理,至於其他部分,則非本 院審查範圍,先予指明。 貳、上訴理由的論斷: 一、被告上訴意旨:被告於原審審理期間,已與告訴人A女成立 調解,並已履行完畢,犯罪後態度良好,請求從輕量刑,給 予易服勞役之刑期等語。 二、上訴駁回之理由:  ㈠按量刑係法院就繫屬個案犯罪之整體評價,為事實審法院得 依職權自由裁量之事項,故量刑判斷當否之準據,應就判決 之整體觀察為綜合考量,不可摭拾其中片段,遽予評斷,苟 已以行為人之責任為基礎,並斟酌刑法第57條各款所列情狀 ,在法定刑度內,酌量科刑,無偏執一端,致明顯失出失入 情形,即不得任意指摘為不當或違法。原審適用相關規定, 以被告之責任為基礎,審酌被告與告訴人A女並不認識,竟 為一己私慾,未能自我控制,不顧告訴人A女之身體自主權 ,對告訴人A女為本案犯行,造成告訴人A女身心傷害受損, 所為誠屬不應該;惟念被告犯後尚能坦承犯行,且案發後已 與告訴人A女達成調解,並履行調解條件,兼衡被告之前案 科刑紀錄(見卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表),素行非 良好,暨其於原審審理時自述之智識程度、就業情形、家庭 經濟及生活狀況及告訴人A女之意見等一切情狀,量處如原 判決主文所示之刑,均已詳細敘述理由,顯已斟酌刑法第57 條各款所列事由而為量刑,兼顧對被告有利與不利之科刑資 料,既未逾越法定範圍,亦無違背公平正義之精神,客觀上 不生量刑畸重或有所失入之裁量權濫用,核與罪刑相當原則 無悖,原判決量刑自無不當或違法,縱仍與被告主觀上之期 待有所落差,仍難指原審量刑有何違誤。  ㈡被告上訴意旨對原判決量刑職權之適法行使,任意指摘,及 對於原審判決已說明之事項,再漫事爭執,被告上訴,為無 理由,應予駁回。 據上論結,應依刑事訴訟法第368條,判決如主文。 本案經檢察官張依琪提起公訴,檢察官甲○○到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  1   月  16  日       刑事第十庭   審判長法 官  簡 源 希                  法 官  林 美 玲                  法 官  楊 文 廣 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其未 敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                  書記官  翁 淑 婷 中  華  民  國  114  年  1   月  20  日

2025-01-16

TCHM-113-侵上訴-145-20250116-1

侵上訴
臺灣高等法院

妨害性自主等

臺灣高等法院刑事判決 113年度侵上訴字第232號 上 訴 人 即 被 告 MAI DANG DAI(中文譯名:梅燈大,越南籍) 指定辯護人 本院公設辯護人姜惠如 上列上訴人因妨害性自主等案件,不服臺灣新北地方法院113年 度侵訴字第112號,中華民國113年9月18日第一審判決(起訴案 號:臺灣新北地方檢察署113年度偵字第31861號),提起上訴, 本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   事實及理由 壹、本院審判範圍 一、刑事訴訟法第348條第3項規定:上訴得明示僅就判決之刑、 沒收或保安處分一部為之。其立法理由謂:「為尊重當事人 設定攻防之範圍,並減輕上訴審審理之負擔,容許上訴權人 僅針對刑、沒收或保安處分一部提起上訴,其未表明上訴之 認定犯罪事實部分,則不在第二審之審判範圍。如為數罪併 罰之案件,亦得僅針對各罪之刑、沒收、保安處分或對併罰 所定之應執行刑、沒收、保安處分,提起上訴,其效力不及 於原審所認定之各犯罪事實,此部分犯罪事實不在上訴審審 查範圍。」是科刑事項已可不隨同其犯罪事實單獨成為上訴 之標的,且上訴人明示僅就科刑事項上訴時,第二審法院即 不再就原審法院認定之犯罪事實為審查,應以原審法院認定 之犯罪事實,作為論認原審量刑妥適與否之判斷基礎。 二、本件上訴人即被告MAI DANG DAI(下稱被告)及其辯護人於 本院準備程序及審判程序中,表示僅就原判決之量刑部分提 起上訴,至於原審認定之犯罪事實、罪名及沒收均不在上訴 範圍內等語(見本院卷第86、87、127頁),依前揭說明, 本院僅就原審判決之量刑妥適與否進行審理,至於原審判決 認定犯罪事實、罪名及沒收部分,均非本院審理範圍。 貳、原審認定之罪名 一、被告就原判決事實欄一、(一)所為,係犯刑法第224條之1 、第222條第1項第9款之對被害人甲 (下稱被害人)照相而 犯強制猥褻罪,就原判決事實欄一、(二)所為,係犯刑法 第305條之恐嚇危害安全罪。 二、被告上開2罪,犯意各別,行為互殊,應予分論併罰。 參、被告上訴理由 一、被告上訴意旨略以:被告於案發後始終坦承不諱,亟欲補償 被害人,且已獲得被害人原諒,被害人亦表明希望法院從輕 量刑,並有數度前往看守所會客關心被告、寄送生活費給被 告;被告從民國109年獨自自越南來臺工作後,越南家鄉有 年幼一子一女,必須固定寄錢以維持生計,如果按照判決所 定刑期服刑,期間被告無法賺錢養家,將造成家中經濟陷入 困境,影響兒女生活、教育之權益,懇請從輕量刑,讓被告 早日返家等語。 二、辯護人則為被告辯稱:被告行為雖有不當,但因為被告是越 南人,不懂我國法律,對被害人用情至深,無計可施的情況 下才會以不正方式挽回被害人,被害人對本案亦表示不要賠 償,只要照片不外流就願意原諒被告;當初被害人報警也只 是要拿回照片,被害人也覺得被告在臺灣謀生很辛苦,沒有 要提出告訴之意,也曾前往看守所看望被告,原判決雖有依 刑法59條減輕被告刑度,但並未參酌被害人態度、被告並無 不良前科紀錄,以及被告因經濟不好來台灣謀生,配偶已往 生多年,家中尚有年邁父母及兩名年幼子女需扶養,原審量 處1年8月過重,違反罪刑相當原則,請參酌上情撤銷原判決 對被告從輕量刑。另外,因為被告之前無前科紀錄,請審酌 對被告為緩刑宣告,讓被告早日返回越南與家人團聚等語。 肆、本院之判斷 一、刑之減輕事由   按刑法第59條規定犯罪之情狀顯可憫恕者,得酌量減輕其刑 ,其所謂「犯罪之情狀」,與同法第57條規定科刑時應審酌 之一切情狀,並非有截然不同之領域,於裁判上酌減其刑時 ,應就犯罪一切情狀(包括第57條所列舉之10款事項),予 以全盤考量,審酌其犯罪有無顯可憫恕之事由,即有無特殊 之原因與環境,在客觀上足以引起一般同情,以及宣告法定 最低度刑,是否猶嫌過重等等,資為判斷,且適用刑法第59 條酌量減輕其刑時,並不排除同法第57條所列舉10款事由之 審酌。又犯刑法第224條之1加重強制猥褻罪者,其原因動機 各人不一,犯罪情節未必盡同,其行為所造成危害社會之程 度亦屬有異,法律科處此類犯罪,所設之法定最低本刑卻同 為3年以上10年以下有期徒刑,不可謂不重,於此情形,倘 依其情狀處以相當之有期徒刑,即足以懲儆,並可達防衛社 會之目的者,自非不可依客觀之犯行與主觀之惡性二者加以 考量其情狀,是否有可憫恕之處,適用刑法第59條之規定酌 量減輕其刑,期使個案裁判之量刑,能斟酌至當,符合比例 原則。經查,本件被告並無前科,素行不差,其就事實欄一 、(一)部分,以前開方式對被害人為加重強制猥褻犯行, 雖有不當,然考量其於犯後已知坦認犯行,且其所為手段方 式與其他加諸肢體暴力或脅迫等情節仍然有別,相較之下對 法益侵害之程度應屬較輕,被害人於原審亦表達希望法院從 輕量刑之意(見原審卷第49頁),是足認被告犯罪情節與上 開法定刑相較,實有情輕法重之憾,依被告客觀之犯行與主 觀之惡性二者加以考量,經審酌後認客觀上足以引起社會上 一般人之同情,確有堪可憫恕之處,認縱處以法定最低刑度 猶嫌過重,爰依刑法第59條之規定,就被告所為加重強制猥 褻犯行,酌減其刑。  二、駁回量刑上訴之理由  ㈠按量刑之輕重,係屬為裁判之法院得依職權裁量之事項,苟 其量刑已以行為人之責任為基礎,並斟酌刑法第57條所列一 切情狀,在法定刑度內,酌量科刑,如無偏執一端,致明顯 輕重失衡情形,不得遽指為不當或違法。又刑罰之量定屬法 院自由裁量之職權行使,但仍應審酌刑法第57條所列各款事 由及一切情狀,為酌量輕重之標準,並非漫無限制,在同一 犯罪事實與情節,如別無其他加重或減輕之原因,下級法院 量定之刑,亦無過重或失輕之不當情形,則上級法院對於下 級法院之職權行使,原則上應予尊重。    ㈡原審審酌被告與被害人原為男女朋友關係,竟因要求復合不 成,即以前揭手段,對被害人為加重強制猥褻行為,嗣後又 以所攝照片恐嚇被害人,其所為不僅造成被害人心理上難以 抹滅之陰影,亦影響被害人日後身心發展及人際往來關係, 自應予非難,再考量被告犯後坦承犯行、具有悔意之犯後態 度,兼衡其各別犯罪之動機、目的、手段,及其智識程度與 家庭經濟生活狀況,暨被害人所受損害程度及對於刑度之意 見(見原審卷第49頁)等一切情狀,就被告所犯加重強制猥 褻罪部分,處有期徒刑1年8月,所犯恐嚇危害安全罪部分, 處拘役50日,並就被告所犯恐嚇罪部分,諭知易科罰金之折 算標準;又考量被告僅因要求復合不成,即恣意對被害人為 加重強制猥褻及恐嚇犯行,難認其犯罪情節及所生損害均屬 輕微,雖被害人有表示其不需要被告賠償、也不希望被告關 很久等語(見原審卷第49頁),然考量被告本案情節之嚴重 性及犯後情狀,認仍應藉由刑之執行以達警惕被告之效,而 認不宜為緩刑之宣告。再審酌被告為越南籍之外國人,前因 工作關係來臺居留,在臺期間本應遵守我國法律,然竟為滿 足自己私欲,恣意對被害人為加重強制猥褻行為,侵害被害 人身體自主法益,且有危害社會治安之虞,又其所涉加重強 制猥褻部分,業經諭知上開有期徒刑以上刑之宣告,故不適 宜在臺繼續居留,而依刑法第95條規定,諭知於刑之執行完 畢或赦免後,驅逐出境;此外,並依刑法第38條第2項規定 ,沒收被告犯案所使用之手機。  ㈢經核原判決所科處上開刑度,顯已衡酌本案犯罪情節及被告 個人因素,其所考量刑法第57條各款所列情狀,並未逾越法 定刑範圍,且未違反公平、比例及罪刑相當原則,亦無濫用 裁量權限之情形,其於依上開未遂犯減刑、自白減刑、刑法 第59條酌減後之處斷刑範圍內,選擇量處上開刑度,並無違 法或不當之處,至於被告上訴意旨所稱應考量被告犯後態度 良好、已經獲得被害人原諒以及家庭經濟狀況等情節,請求 再予以從輕量刑並宣告緩刑等語,然而從原判決記載可知, 原判決無論於依刑法第59條規定審酌是否有犯罪之情狀顯可 憫恕,科以最低度刑仍嫌過重之情形,抑或依刑法第57條裁 量具體刑度之際,均已充分考慮被告所陳上情;又考量被告 犯罪情節,僅因被害人不順從己意就以強暴方式猥褻被害人 ,不尊重被害人之身體自主權,對被害人造成相當程度之侵 害,從被告行為之偏差與侵害法益情形以觀,當有執行刑罰 必要,不適合給予緩刑,從而,上訴意旨所陳上情,經係原 審量刑時已審酌事項,無從變動原審量刑結論,難以據為撤 銷原判決量處刑度之事由。是以被告就此所為上訴為無理由 。 三、綜上所述,上訴意旨執前開減刑理由上訴請求撤銷原判決所 定之刑,並請求予以量處更輕刑度並給予緩刑,為無理由, 應予駁回。  據上論斷,應依刑事訴訟法第373條、第368條,判決如主文。 本案經檢察官鍾子萱提起公訴,檢察官李豫雙到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年   1  月  16  日          刑事第十三庭 審判長法 官 連育群                    法 官 蕭世昌                    法 官 陳思帆 以上正本證明與原本無異。 加重強制猥褻罪部分,如不服本判決應於收受送達後20日內向本 院提出上訴書狀,其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。 恐嚇危害安全罪部分不得上訴。                    書記官 蘇芯卉 中  華  民  國  114  年  1   月  16  日 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第224條 對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法 ,而為猥褻之行為者,處6月以上5年以下有期徒刑。 中華民國刑法第224條之1 犯前條之罪而有第222條第1項各款情形之一者,處3年以上10年 以下有期徒刑。 中華民國刑法第222條 犯前條之罪而有下列情形之一者,處7年以上有期徒刑: 一、二人以上共同犯之。 二、對未滿十四歲之男女犯之。 三、對精神、身體障礙或其他心智缺陷之人犯之。 四、以藥劑犯之。 五、對被害人施以凌虐。 六、利用駕駛供公眾或不特定人運輸之交通工具之機會犯之。 七、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內犯之。 八、攜帶兇器犯之。 九、對被害人為照相、錄音、錄影或散布、播送該影像、聲音、 電磁紀錄。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第305條 以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人,致生危害 於安全者,處2年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。

2025-01-16

TPHM-113-侵上訴-232-20250116-1

侵訴
臺灣新竹地方法院

妨害性自主

臺灣新竹地方法院刑事判決                    113年度侵訴字第49號 公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 杜承昱 選任辯護人 黃柏榮律師 周雅文律師 侯怡帆律師 上列被告因妨害性自主案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字 第1739號),本院判決如下:   主 文 甲○○犯乘機性交罪,處有期徒刑貳年。緩刑伍年,緩刑期間付保 護管束,並應於本案判決確定後貳年內向指定之政府機關、政府 機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體,提供 玖拾小時之義務勞務,及應依和解契約內容支付損害賠償,以及 應於緩刑期間內遵守下列事項:不得對甲女實施身體或精神上不 法侵害之行為。   事 實 一、緣甲○○於民國112年12月19日晚上11時許,與代號BF000-A11 2158號女子(真實姓名年籍資料詳卷,下稱甲女)相約至新 竹市○○路000號琺何精品旅館飲酒聊天,並由甲○○登記住宿1 12號房。甲○○即與甲女於房間內一同飲酒、施用電子菸(甲 女於飲酒前某不詳時間,曾服用躁鬱症藥物),甲女在藥物 、酒精及電子菸交互作用下,逐漸感到頭暈、發熱、無法言 語及睜眼,而後失去力氣倒在地板上,甲○○見狀,竟萌乘機 性交之犯意,利用甲女不能抗拒之情形,將甲女抱至床上, 褪去甲女全身衣物,再以其陰莖插入甲女陰道內,對甲女乘 機性交得逞。嗣甲女身體狀況恢復後,隨即向甲○○表示拒絕 之意,並至旅館櫃檯央請旅館人員協助報警處理,始循線查 悉上情。 二、案經甲女訴由新竹市警察局移送臺灣新竹地方檢察署檢察官 偵查起訴。   理 由 壹、程序部分:   按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述,除法律有規定 者外,不得作為證據,刑事訴訟法第159條第1項固有明文; 惟被告以外之人於審判外之陳述,雖不符同法第159條之1至 之4規定,而經當事人於審判程序同意作為證據,法院審酌 該言詞陳述或書面陳述作成時之情況,認為適當者,亦得為 證據。又當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時,知有 第159條第1項不得為證據之情形,而未於言詞辯論終結前聲 明異議者,視為有前項之同意,同法第159條之5亦定有明文 。本件被告甲○○及其辯護人於本院審判程序中,對於本案相 關證人於警詢、偵訊時之證述暨其他相關具傳聞性質之證據 資料之證據能力,均表示無意見,且迄於言詞辯論終結前亦 未聲明異議,本院審酌本案證人之陳述及證據資料作成時之 情況,核無違法取證或其他瑕疵,認為以之作為證據為適當 ,是依刑事訴訟法第159條之5規定,前述證人於審判外之陳 述及相關證據資料,自均得作為證據。 貳、實體部分:  一、認定犯罪事實所根據的證據及理由:    上開事實,業據被告於本院準備程序及審理時坦承不諱( 見本院卷第73至79頁、第99至113頁),核與證人甲女於 警詢及偵訊時之證述情節大致相符(見113年度偵字第173 9號卷【下稱偵卷】第10至14頁、第62至67頁、第95頁) ,且經證人葉欣愉於警詢時證述綦詳(見偵卷第15至16頁 ),並有通訊軟體對話紀錄、琺何精品旅館消費明細及通 訊資料、車輛詳細資料報表、內政部警政署刑事警察局11 3年1月15日刑生字第1136006056號鑑定書、臺北榮民總醫 院職業醫學及臨床毒物部檢驗報告、新竹國泰綜合醫院藥 袋封面影本、內政部警政署刑事警察局113年2月19日刑生 字第1136018682號鑑定書、內政部警政署刑事警察局113 年3月25日刑理字第1136007697號鑑定書、國泰醫療財團 法人新竹國泰綜合醫院113年6月11日(113)竹行字第113 0000295號函、性侵害案件代號與真實姓名對照表、受理 疑似性侵害事件驗傷診斷書、性侵害案件驗證同意書、疑 似性侵害案件證物採集單、性侵害犯罪事件通報表、新竹 市警察局第三分局刑案現場勘察報告各1份、監視錄影畫 面翻拍照片21張、被告拍攝之照片1張、現場蒐證照片22 張附卷可憑(見偵卷第22至38頁、第45至47頁、第54至56 頁、第58至59頁、第71至76頁、第79至81頁、第89頁、第 109頁、偵卷限閱卷)。是認被告之自白,應與事實相符 ,堪予採信。本件事證明確,被告犯行堪以認定,應依法 論科。  二、論罪科刑: (一)按對於男女利用其精神、身體障礙、心智缺陷或其他相類 之情形,不能或不知抗拒而為性交者,為乘機性交罪,刑 法第225條第1項定有明文。所謂相類之情形,係指被害人 雖非精神、身體障礙、心智缺陷,但受性交時,因昏暈、 酣眠、泥醉等相類之情形,致無同意性交之理解,或無抗 拒性交之能力而言(最高法院73年度台上字第2526號、96 年度台上字第4376號判決意旨參照)。次按,刑法第221 條第1項之強制性交罪與同法第225條第1項之乘機性交罪 ,其主要區別在於犯人是否施用強制力及被害人不能抗拒 之原因如何造成,為其判別之標準。如被害人不能抗拒之 原因,為犯人所故意造成者,應成立強制性交罪,如被害 人不能抗拒之原因,非出於犯人所為,且無共犯關係之情 形,僅於被害人心神喪失或其他相類之情形不能抗拒時, 犯人乘此時機以行性交行為者,則應依乘機性交罪論處( 最高法院71年台上字第1562號判例意旨參照)。本案被告 係乘證人甲女服用藥物、飲酒及施用電子菸後,陷入頭暈 、發熱、無法言語及睜眼,而後失去力氣之時,為上開性 交行為,而證人甲女不能抗拒之情形,係其自行服用藥物 、飲酒及施用電子菸所致,並非被告以故意行為造成。是 核被告所為,係犯刑法第225條第1項之乘機性交罪。 (二)按法院於面對不分犯罪情節如何,概以重刑為法定刑者, 於有情輕法重之情形時,在裁判時本有刑法第59條酌量減 輕其刑規定之適用,以避免過嚴之刑罰(司法院大法官會 議釋字第263號解釋意旨參照),亦即法院為避免刑罰過 於嚴苛,於情輕法重之情況下,應合目的性裁量而有適用 刑法第59條酌量減輕被告刑度之義務。又刑法第59條規定 犯罪之情狀顯可憫恕者,得酌量減輕其刑,其所謂「犯罪 之情狀」,與同法第57條規定科刑時應審酌之一切情狀, 並非有截然不同之領域,於裁判上酌減其刑時,應就犯罪 一切情狀(包括第57條所列舉之10款事項),予以全盤考 量,審酌其犯罪有無顯可憫恕之事由,即有無特殊之原因 與環境,在客觀上足以引起一般同情,以及宣告法定最低 度刑,是否猶嫌過重等等,資為判斷,且適用刑法第59條 酌量減輕其刑時,並不排除同法第57條所列舉10款事由之 審酌(最高法院70年度第6次刑事庭會議決議、95年度台 上字第6157號、100年度台上字第2855號、第3301號判決 意旨參照)。另按,犯乘機乘機性交之人,其原因動機各 人不一,犯罪情節未必盡同,其行為所造成危害社會之程 度自屬有異,法律科處此類犯罪,所設之法定最低本刑卻 同為3年以上有期徒刑,不可謂不重。於此情形,倘依其 情狀處以相當之有期徒刑,即足以懲儆,並可達防衛社會 之目的者,自非不可依客觀之犯行與主觀之惡性二者加以 考量其情狀,是否有可憫恕之處,適用刑法第59條之規定 酌量減輕其刑,期使個案裁判之量刑,能斟酌至當,符合 比例原則。查被告未曾有任何刑事前科紀錄,素行尚稱良 好,顯非惡性重大之人,又被告上述行為,雖已危害證人 甲女之身心健康及人格發展,然考量其所為要與其他加諸 暴力強制或脅迫、恐嚇、催眠術手段等情節有別,且被告 業與證人甲女達成和解,證人甲女亦表達不追究願意原諒 被告之意,再衡酌被告已對自己被疑為犯罪之事實自白, 態度良好,對於刑事妥速審判法所要求之促進訴訟功能頗 有助益,是本院認被告犯罪情節與其所犯法定刑相較,實 有「情輕法重」之憾,另參照司法院大法官會議釋字第26 3號解釋之意旨,並依被告客觀之犯行與主觀之惡性二者 加以考量,本院審酌再三,認客觀上足以引起社會上一般 人之同情,顯有堪資憫恕之處,因而認縱處以法定最低刑 度猶嫌過重,爰依刑法第59條之規定,就被告所為乘機性 交之犯行,酌量減輕其刑。    (三)爰審酌被告為滿足一己之私慾,竟利用證人甲女服用藥物 、飲酒及施用電子菸後,陷入頭暈、發熱、無法言語及睜 眼,而後失去力氣,致不能抗拒之時乘機為性交,顯不尊 重他人之性自主決定權及身體控制權,所為造成證人甲女 身心不可抹滅之傷痛,影響證人甲女之人格發展及健全心 理,亦破壞男女正常交往之常態及社會善良風氣,殊值譴 責,惟念被告犯後終能坦承犯行,尚知悔悟,且證人甲女 亦表達不追究被告之意,兼衡被告有廚師之工作,暨其犯 罪之動機、目的、手段、品行、生活狀況(警詢自陳家庭 經濟狀況為勉持)、智識程度為大學肄業等一切情狀,量 處如主文所示之刑,以資懲儆。 (四)被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告,有臺灣高 等法院被告前案紀錄表1份在卷足按,其因一時失慮致罹 刑章,於本院準備程序及審理時均坦承犯行,並與證人甲 女達成和解,堪認頗有悔意,經此次偵審程序,當知所警 惕,信無再犯之虞,復考量證人甲女亦表達不追究願意原 諒被告之意,是本院認被告本件所受宣告之刑,以暫不執 行為適當,爰依刑法第74條第1項第1款之規定,併予宣告 緩刑5年,以勵自新。然被告所為危害證人甲女之身心健 全發展,為具體使被告得確切知悉其所為之負面影響,促 使其日後知曉尊重他人之身體自主權,更加重視法規範秩 序、強化法治觀念,敦促被告確實惕勵改過,並使被告能 以義務勞動方式彌補其犯罪所生損害等考量,復斟酌依其 犯罪情節認有保護被害人安全及預防再犯之必要,本院認 應課予一定條件之緩刑負擔,令其能從中深切記取教訓, 並督促時時警惕,爰併依刑法第74條第2項第5款、第7款 、第8款之規定,諭知被告應於判決確定後2年內,向執行 檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其 他符合公益目的之機構或團體,提供90小時之義務勞務, 以及應於緩刑期間內遵守下列事項:不得對被害人甲女實 施身體或精神上不法侵害之行為。又緩刑宣告,得斟酌情 形,命犯罪行為人向被害人支付相當數額之財產或非財產 上之損害賠償,刑法第74條第2項第3款定有明文,查本件 被告已承諾願賠償被害人之損害,雙方並成立和解,本院 為督促被告能依上開和解契約履行,以兼顧被害人之權益 ,就被告對於上開和解契約之內容,另依刑法第74條第2 項第3款之規定,諭知其向被害人支付同等數額之金錢賠 償(支付方式依和解契約內容),以期符合本件緩刑目的 (若被告不履行此一負擔,且情節重大足認原宣告之緩刑 難收其預期效果,而有執行刑罰之必要者,依刑法第75條 之1第1項第4款之規定,得撤銷其宣告)。另被告所犯係 刑法第91條之1所列之罪,爰併依刑法第93條第1項第1款 、第2款之規定,宣告於緩刑期間付保護管束,俾由地方 檢察署之觀護人予以適當之督促,以觀後效。 據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官侯少卿提起公訴,檢察官馮品捷到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  1   月  15  日        刑事第七庭審判長法 官 馮俊郎                法 官 王怡蓁                法 官 王子謙 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀,上 訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者,應於上訴 期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人 數附繕本)「切勿逕送上級法院」。 中  華  民  國  114  年  1   月  15  日                書記官 廖宜君 附錄本案論罪科刑法條全文: 刑法第225條 對於男女利用其精神、身體障礙、心智缺陷或其他相類之情形, 不能或不知抗拒而為性交者,處三年以上十年以下有期徒刑。 對於男女利用其精神、身體障礙、心智缺陷或其他相類之情形, 不能或不知抗拒而為猥褻之行為者,處六月以上五年以下有期徒 刑。 第一項之未遂犯罰之。

2025-01-15

SCDM-113-侵訴-49-20250115-1

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