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臺灣高雄地方法院

聲請定其應執行刑

臺灣高雄地方法院刑事裁定 114年度聲字第226號 聲 請 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 受 刑 人 施凱文 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(114年度執聲字第107號),本院裁定如下:   主 文 施凱文犯如附表所示之罪,所處如附表所示之刑,應執行有期徒 刑陸月,併科罰金新臺幣肆萬元,有期徒刑如易科罰金,罰金如 易服勞役,均以新臺幣壹仟元折算壹日。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人施凱文因犯如附表所示之罪,先後經 判決確定如附表,應依刑法第50條、第53條及第51條第5、7 款,定其應執行之刑,爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請定 其應執行刑等語。 二、按裁判確定前犯數罪者,併合處罰之;有二以上裁判者,依 第51條之規定,定其應執行刑,刑法第50條、第53條分別定 有明文。次按數罪併罰,分別宣告其罪之刑,宣告多數有期 徒刑者,於各刑中之最長期以上,各刑合併之刑期以下,定 其刑期,但不得逾30年;宣告多數罰金者,於各刑中之最多 額以上,各刑合併之金額以下,定其金額,刑法第51條第5 、7款亦定有明文。再按依刑法第53條及第54條應依刑法第5 1條第5款至第7款之規定,定其應執行之刑者,由該案犯罪 事實最後判決之法院之檢察官,聲請該法院裁定之,刑事訴 訟法第477條第1項亦定有明文。 三、經查,受刑人於如附表所示犯罪日期所犯如附表所示之罪, 均經法院判處如附表所示之宣告刑(各罪之犯罪時間、判決 案號、確定日期等詳見附表所載),且均確定在案等事實, 有如附表所示案號之刑事判決及臺灣高等法院被告前案紀錄 表附卷可稽。本院為上開案件犯罪事實最後判決之法院,且 受刑人所犯如附表所示各罪,均係於附表編號1所示之罪判 決確定日(民國112年6月8日)前所犯,符合刑法第50條第1 項所定得予定執行刑之要件,本件聲請應予准許。復依前開 說明,本院定其應執行刑,有期徒刑部分,應於各刑之最長 期以上,即於附表所示2罪宣告刑之最長期(即有期徒刑4月 )以上,不得逾越刑法第51條第5款所定法律之外部界限, 即不得重於附表編號1、2所示各罪之總和(即有期徒刑8月 ),併科罰金部分,應於各刑中之最多額以上,即於附表所 示2罪宣告罰金刑之最多額(即新臺幣【下同】3萬元)以上 ,並不得重於附表所示2罪宣告罰金刑之總和(即5萬元)。    四、又數罪併罰之定應執行刑,係出於刑罰經濟與罪責相當之考 量,並非予以犯罪行為人或受刑人不當之利益,為一種特別 的量刑過程,即對犯罪行為人或受刑人本身及所犯各罪之總 檢視,除應考量行為人所犯數罪反應之人格特性,並應權衡 審酌行為人之責任與整體刑法目的及相關刑事政策,在量刑 權之法律拘束性原則下,兼顧刑罰衡平原則而定之(最高法 院101年度台抗字第223號裁定意旨參照)。本院衡酌受刑人 上開2罪分別為不能安全駕駛動力交通工具罪、幫助犯修正 後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪,侵害法益 及犯罪手法不同,犯罪時間分別為109年12月13日、111年8 月30日,爰就受刑人所犯上開2罪之行為時間,所犯數罪反 應出之人格特性、加重效益及整體犯罪非難評價、矯正效益 等綜合判斷,定其應執行之刑如主文所示,並諭知如主文所 示之易科罰金及易服勞役折算標準。又附表編號1所示之罪 ,雖已執行完畢,仍應依法定其應執行之刑,僅於檢察官執 行應執行刑時,再予扣除,對於受刑人並無不利,併予敘明 。 五、依刑事訴訟法第477條第1項,刑法第50條第1項前段、第53 條、第51條第5款、第7款、第41條第1項前段、第42條,裁 定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  28  日          刑事第十庭  法 官 吳俞玲 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於送達後10日內,向本院提出抗告狀。 中  華  民  國  114  年  3   月  28  日                 書記官 許孟葳 附表: 編號 罪名 宣告刑 犯罪日期 (民國) 最後事實審 確定判決 法院及案號 判決日期 (民國) 法院及案號 確定日期(民國) 0 不能安全駕駛動力交通工具罪(已執畢) 有期徒刑4月,併科罰金新臺幣3萬元,有期徒刑如易科罰金,罰金如易服勞役,均以新臺幣1,000元折算1日。 109年12月13日 本院112年度交簡字第967號 112年4月28日 本院112年度交簡字第967號 112年6月8日 0 幫助犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪 有期徒刑4月,併科罰金新臺幣2萬元,有期徒刑如易科罰金,罰金如易服勞役,均以新臺幣1,000元折算1日。 111年8月30日 本院113年度審金訴字第1397號 113年11月15日 本院113年度審金訴字第1397號 113年12月18日

2025-03-28

KSDM-114-聲-226-20250328-1

上易
臺灣高等法院

竊盜

臺灣高等法院刑事判決 113年度上易字第1617號 上 訴 人 即 被 告 黃家俊 廖廷誠 上列上訴人即被告因竊盜案件,不服臺灣新北地方法院113年度 易字第665號,中華民國113年6月24日第一審判決(起訴案號: 臺灣新北地方檢察署113年度偵字第15975號;移送併辦案號:臺 灣新北地方檢察署113年度偵字第47263號),提起上訴,本院判 決如下:   主 文 上訴駁回。   事 實 一、㈠黃家俊與詹億笙、施凱文共同意圖為自己不法所有,基於 結夥三人以上竊盜之犯意聯絡,於民國113年1月31日22時53 分許,由黃家俊駕駛車牌號碼000-0000號自小客車,搭載詹 億笙、施凱文至新北市○○區○○路0段00號地下1樓工地,由詹 億笙、施凱文竊取劉益男所管領之電纜線共46捲,旋黃家俊 及詹億笙於得手後駕駛上開車輛離開。㈡嗣施凱文見該工地 尚有電纜線可行竊,惟黃家俊與詹億笙欲先行離去,施凱文 於同年2月1日凌晨某時許,撥打電話邀廖廷誠駕駛車牌號碼 000-0000號自用小客車到場竊取剩餘之電纜線,廖廷誠遂於 113年2月1日凌晨2時32分許依約抵達上址工地後,即與施凱 文共同意圖為自己不法所有,基於竊盜之犯意聯絡,由施凱 文於工地內竊取劉益男所管領之電纜線共40捲後,再由廖廷 誠搭載施凱文及所竊得之電纜線40捲離去。 二、案經劉益男訴由新北市政府警察局刑事警察大隊報告臺灣新 北地方檢察署檢察官偵查起訴。   理 由 壹、證據能力部分: 一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述,除法律有規定 者外,不得作為證據;又被告以外之人於審判外之陳述,雖 不符同法第159條之1至第159條之4之規定,而經當事人於審 判程序同意作為證據,法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成 時之情況,認為適當者,亦得為證據。當事人、代理人或辯 護人於法院調查證據時,知有第159條第1項不得為證據之情 形,而未於言詞辯論終結前聲明異議者,視為有前項之同意 ,刑事訴訟法第159條第1項及第159條之5分別定有明文。經 查,本判決所引用被告黃家俊、廖廷誠以外之人於審判外所 為證述,雖屬傳聞證據,惟檢察官及被告廖廷誠於本院審理 期日就上開證述之證據能力並未爭執,且迄至言詞辯論終結 亦未就證據能力聲明異議,另被告黃家俊則未到庭爭執上開 證述之證據能力(見本院卷第319至320頁),本院審酌此等 證據資料製作時之情況,尚無違法不當及證明力明顯過低之 瑕疵,亦認為以之作為證據應屬適當,故揆諸前開規定,爰 逕依刑事訴訟法第159條之5規定,認前揭證據資料均例外有 證據能力。 二、另本院以下援引之其餘非供述證據資料,檢察官及被告廖廷 誠於本院審理期日對其證據能力並未爭執,被告黃家俊則未 到庭就證據能力表示意見(見本院卷第320至321頁),另關 於刑事訴訟法第164條第2項規定,證物如為文書部分,係屬 證物範圍。該等可為證據之文書,已依法提示或告以要旨, 自具有證據能力。 貳、實體部分: 一、認定犯罪事實所依據之證據及理由:   被告黃家俊雖未於本院審理期間到庭為任何陳述,然其於上 訴狀及原審中就上開犯行坦承不諱;另訊據被告廖廷誠雖坦 承有於前揭時地前往上址工地,並搭載施凱文及其所竊得之 電纜線離開現場等情,然其於本院審理中翻異前詞陳稱:我 去之前不知道施凱文是要我過去搭載竊得的電纜線,直到駕 車抵達現場才知道施凱文是在該工地行竊,我當場耐不住施 凱文的軟磨硬泡,只好幫忙載施凱文及電纜線離開現場,我 沒有竊盜的意思,在到場之前也不知道是要去載偷來的電纜 線云云。經查: ㈠、就被告黃家俊所涉如事實欄一、㈠所示竊盜犯行及被告廖廷誠 確有於上開時地駕車前往上址工地,並搭載施凱文及遭竊之 電纜線40捲離開等情,業據證人即告訴人劉益男、證人即同 案共犯詹億笙、施凱文證述明確(見偵卷第165至166、245 至255、257至263、265至266頁;本院卷第205至212頁), 並有監視器畫面截圖30張、車牌號碼000-0000號自小客車照 片1張在卷可稽(見偵卷第23至28頁、第35頁),且被告黃 家俊於偵查、原審均坦承上開犯行,另被告廖廷誠亦坦承確 有上開客觀事實,是被告黃家俊之上開竊盜犯行應足堪認定 ,而被告廖廷誠客觀上確有上情亦首堪認定。 ㈡、至被告廖廷誠主觀上與施凱文具有竊盜之犯意聯絡、行為分 擔,業據證人施凱文證稱:我有於113年1月31日晚間9至11 時許前往○○路0段00號工地竊取電纜線,我都沒有離開現場 ,我是先把偷來的電纜線搬上000-0000號自用小客車,該車 由詹億笙、黃家俊開走,過一陣子廖廷誠再開同一台車過來 載我,我跟廖廷誠再把剩下的電纜線搬上車,因為偷的電纜 線太多放不下,所以跑了兩趟(見偵卷第248至249頁、第26 6頁);另於本院審理中證稱:我有於113年1月31日晚間前 往○○路0段00號工地竊取電纜線,000-0000號自用小客車是 詹億笙租的,當時詹億笙和黃家俊先離開現場,他們 說太 累了而且東西搬不完,所以要先走。我因為東西還沒拿完, 所以留在現場,後來我打電話叫被告廖廷誠開該車來載我, 我在電話裡沒跟被告廖廷誠說要載什麼,直到被告廖廷誠到 場後,我才從工地將電纜線搬上車,我跟被告廖廷誠說我要 載電纜線,我說我東西拿不完,當時被告廖廷誠因為有緩刑 ,他本來說不要,但我叫他等我,後來被告廖廷誠有幫我將 電纜線搬上車等語(見本院卷第205至212頁),是由證人施 凱文之上開證述可知,被告廖廷誠至遲於抵達上開工地,見 施凱文於夜間自工地中搬出電纜線時,即已知悉施凱文正實 施竊盜行為,甚且被告廖廷誠更因此擔憂其正於緩刑期間而 與施凱文發生爭執,由此再再足證被告廖廷誠知悉其所載運 離開現場之電纜線為施凱文竊取之物。而上開遭竊之電纜線 於上址工地時,雖已遭施凱文拿取,但施凱文因仍處於該工 地內而尚未建立穩固之持有關係,經由被告廖廷誠協助共同 搬運上車並駕車駛離案發現場後,其與施凱文始共同將該電 纜線脫離告訴人持有,並以此建立自身穩固之支配關係,則 被告廖廷誠與施凱文自具有竊盜之犯意聯絡、行為分擔,被 告廖廷誠所為自構成竊盜之共同正犯無訛。 ㈢、被告廖廷誠雖於本院審理中翻異前詞否認其於到場前知悉施 凱文邀其至上址工地目的係為竊盜此節,然被告廖廷誠於警 詢中初陳稱:我並沒有進去工地裡面,第一次我並沒有去( 指事實欄一、㈠該次),第二次是我接到施凱文的電話,他 說他們剛剛去工地偷完東西,想要再進去一次,但沒有人載 他,所以施凱文打電話給我叫我去載他等語(見偵卷第47頁 );復於偵查中陳稱:113年2月1日凌晨施凱文打電話給我 說他剛剛有去工地偷了一趟電纜線,想要再去一趟,但沒有 人跟他去,所以找我,我說我現在被判緩刑不敢再做了,施 凱文說我幫他開車就好,他自己下去,所以我才過去等語( 見偵卷第177至178頁),是由被告於警詢及偵查中所為陳述 可知,其於抵達現場前早已知悉施凱文邀其駕車前往上址工 地之目的為係為竊取工地內電纜線,並協議由被告廖廷誠駕 車接應行竊之施凱文,況被告廖廷誠於原審亦坦承竊盜犯行 ,則被告廖廷誠於本院審理中翻異前詞顯然係為求脫免罪責 所為卸責之詞自不足採信。 ㈣、綜上所述,被告黃家俊、廖廷誠竊盜犯行均堪以認定,被告 廖廷誠上開所辯應係飾卸之詞而不足採信,本案事證明確, 應依法論科。 二、論罪科刑:   核被告黃家俊就事實欄一、㈠所為,係犯刑法第321條第1項 第4款結夥三人以上竊盜罪;另被告廖廷誠就事實欄一、㈡所 為,係犯刑法第320條第1項竊盜罪。被告黃家俊就事實欄一 、㈠所示結夥三人以上竊盜犯行,與詹億笙、施凱文有犯意 聯絡及行為分擔;另被告廖廷誠就事實欄一、㈡所示竊盜犯 行,與施凱文有犯意聯絡及行為分擔,均應論以共同正犯。 惟刑罰法令規定為結夥者,為必要之共同正犯,此為當然之 解釋,故被告黃家俊部分主文毋庸諭知「共同」字樣,併予 敘明。至於臺灣新北地方檢察署檢察官113年度偵字第47263 號移送併辦之犯罪事實,與本案被告2人犯行完全相同,具 有一罪關係,本院自應併予審理,附此敘明。 三、駁回上訴之理由:   原審以被告黃家俊涉犯結夥三人以上竊盜罪,另被告廖廷誠 涉犯竊盜罪事證明確,依法論罪,並以行為人之責任為基礎 ,審酌被告2人本應依循正軌獲取所得,詎其等不思此為, 竟貪圖一己私慾,恣意竊盜他人財物,顯乏尊重他人財產權 之觀念,並造成他人之財物損失,所為應予非難;惟念及被 告2人犯後坦承犯行,正視己非,被告黃家俊並於警詢時指 認被告廖廷誠及另案被告詹億笙、施凱文(見偵卷第37至40 頁),然被告2人均迄未與告訴人達成和解或賠償損害,兼 衡其等各自之素行、自述之智識程度及家庭生活經濟狀況( 見原審易字卷第171頁),及其等犯罪之動機、目的、手段 及所得等一切情狀,分別就被告黃家俊量處有期徒刑8月, 被告廖廷誠量處有期徒刑5月,並諭知易科罰金之折算標準 。另說明被告2人就事實欄一、㈠及㈡分別所取得之犯罪所得 各3,000元,均未據扣案,應依刑法第38條之1第1項前段規 定宣告沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,依 同條第3項規定,追徵其價額。經核原審認事用法俱無違誤 ,量刑亦屬妥適,被告廖廷誠上訴否認犯行,而以前揭辯解 指摘原判決不當,然其所辯各節俱非可採,業經本院指駁、 說明如前。另被告黃家俊雖以量刑過重為由提起上訴,然原 審判決所為量刑並無失之過重之情,故本件被告2人上訴均 無理由,應予駁回。 四、至被告黃家俊之刑事上訴狀雖記載請求給予緩刑,然被告黃 家俊前曾因侵占案件經臺灣基隆地方法院以110年度基簡字 第392號判決處有期徒刑3月,並於111年2月18日執行完畢出 監,此有本院被告前案紀錄表在卷可查(見本院卷第33頁) ,是被告黃家俊自不符合刑法第74條第1項緩刑之構成要件 ,無從宣告緩刑,附此敘明。 五、被告黃家俊經本院合法通知,無正當理由不到庭,爰不待其 陳述,為一造辯論判決。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條、第371條,判決如主文。 本案經檢察官阮卓群提起公訴及移送併辦,由檢察官賴正聲到庭 執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  27  日          刑事第九庭  審判長法 官 潘翠雪                    法 官 許文章                    法 官 商啟泰 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                    書記官 潘文賢 中  華  民  國  114  年  3   月  27  日

2025-03-27

TPHM-113-上易-1617-20250327-3

簡上
臺灣基隆地方法院

竊盜等

臺灣基隆地方法院刑事判決  113年度簡上字第139號 上 訴 人 即 被 告 施凱文 上列上訴人即被告因竊盜等案件,不服本院基隆簡易庭中華民國 113年8月20日113年度基簡字第921號第一審簡易判決(原起訴案 號:113年度偵字第493號、第1177號、第1746號、第1747號), 提起上訴,本院管轄之第二審合議庭判決如下:   主 文 上訴駁回。   事實及理由 一、按刑事訴訟法第348條第3項規定:「上訴得明示僅就判決之 刑、沒收或保安處分一部為之。」核其立法理由謂:「為尊 重當事人設定攻防之範圍,並減輕上訴審審理之負擔,容許 上訴權人僅針對刑、沒收或保安處分一部提起上訴,其未表 明上訴之認定犯罪事實部分,則不在第二審之審判範圍。如 為數罪併罰之案件,亦得僅針對各罪之刑、沒收、保安處分 或對併罰所定之應執行刑、沒收、保安處分,提起上訴,其 效力不及於原審所認定之各犯罪事實,此部分犯罪事實不在 上訴審審查範圍」等語。故就各罪之刑及沒收,依據現行法 律的規定,已得不隨同其犯罪事實,而單獨成為上訴之客體 ,且於上訴人明示僅就刑度上訴時,第二審法院即不再就原 審所認定之犯罪事實、所犯法條(罪名)為審查,而應以原 審所認定之犯罪事實與罪名,作為論認原審所定刑度妥適與 否的判斷基礎。而上開規定,依刑事訴訟法第455條之1第3 項規定,於簡易判決之上訴亦準用之。本案原審判決後,檢 察官並未上訴,僅上訴人即被告施凱文(下稱被告)不服原 判決而提起上訴,被告於本院審理時亦已陳明:伊只針對量 刑上訴等語(見本院113年度簡上字第139號卷第135頁至第1 36頁),業已明示僅就原審判決之「刑」部分提起上訴。是 本院審理範圍僅限於原審判決就被告所為量刑部分,不及於 原審判決所認定之犯罪事實、證據、所犯法條(論罪)等其 他部分,故就本案犯罪事實、證據及所犯法條(罪名)及有 關沒收部分之記載,均引用如本判決附件之原審刑事簡易判 決書記載之事實、證據及理由。 二、被告上訴意旨略以:原判決量刑過重,希望能再判輕一點等 語。 三、駁回上訴之說明:  ㈠按量刑之輕重,係屬事實審法院得依職權自由裁量之事項, 苟已斟酌刑法第57條各款所列情狀而未逾越法定刑度、或濫 用其權限,即不得遽指為違法(最高法院72年度台上字第66 96號、75年度台上字第7033號判決意旨參照);且在同一犯 罪事實與情節,如別無其他加重或減輕之原因,下級審法院 量定之刑,亦無過重或失輕之不當情形,則上級審法院對下 級審法院之職權行使,原則上應予尊重(最高法院85年度台 上字第2446號判決意旨參照)。  ㈡本案經原審審理結果,認被告恣意竊取、毀損他人財物,其 行為對社會經濟秩序及他人財產安全造成危害,應予非難; 兼衡其坦承犯行之犯後態度、素行(有臺灣高等法院被告前 案紀錄表在卷可查)、犯罪動機、目的、手段、被竊或被毀 財物價值;暨考量其於警詢時自述之教育程度、家庭經濟狀 況等一切情狀,分別量處如附表主文欄所示之刑,並均諭知 易科罰金之折算標準。另參酌被告所犯各罪之行為態樣、罪 質、責任非難重複性,暨所呈現被告之人格特性,預防需求 及整體刑罰執行之應罰適當性等因素,定其應執行之刑及易 科罰金之折算標準。經核原審所為量刑及所合併定應執行刑 暨易科罰金之折算標準,均已就刑法第57條所定各款事由, 以行為人責任為基礎綜合審酌,並於理由欄內具體說明,並 未逾越法定刑度,亦無濫用量刑權限之情形,並無不當。從 而,被告以前詞為由,提起本件上訴請求再就原審量酌之刑 暨執行刑予以減輕,即無理由,應予駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第368條 、第373條,判決如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  19  日        刑事第五庭 審判長法 官 曾淑婷                 法 官 呂美玲                 法 官 李謀榮 以上正本證明與原本無異。 本判決不得上訴。 中  華  民  國  114  年  3   月  19  日                 書記官 陳維仁 本判決附件: 臺灣基隆地方法院刑事簡易判決 113年度基簡字第921號 聲 請 人 臺灣基隆地方檢察署檢察官 被   告 施凱文 男 (民國00年00月00日生)           身分證統一編號:Z000000000號           籍設基隆市○○區○○里0鄰○○路000號             3樓(基隆○○○○○○○○)           居新北市○○區○○路00巷0弄0○0號3樓           (另案於法務部○○○○○○○○羈押中) 上列被告因竊盜等案件,經檢察官提起公訴(113年度偵字第493 號、第1177號、第1746號、第1747號),因被告自白犯罪,本院 認本案宜以簡易判決處刑,爰不經通常審判程序,逕以簡易判決 處刑如下:   主 文 施凱文犯如附表主文欄所示之罪,各處如附表主文欄所示之刑及 沒收之諭知。應執行有期徒刑8月,如易科罰金,以新臺幣1,000 元折算1日。   事實及理由 一、本案犯罪事實及證據均引用檢察官起訴書(如附件)之記載 。 二、論罪科刑 ㈠、核被告施凱文起訴書事實欄㈠所為,係犯刑法第321條第1項 第1、2款之加重竊盜罪;起訴書事實欄㈡所為,係犯刑法第 320條第1項之竊盜罪;起訴書事實欄㈢、㈣所為,均係犯刑 法第354條之毀損他人物品罪。查被告雖於起訴書事實欄㈢ 以言語恫嚇告訴人魏若潼,惟內涵既止於預示擬毀損財物之 情,且已滋生實害結果,則依「實害吸收危險」之法理,恐 嚇危害安全部分自應為毀損之舉吸收,不另論罪。 ㈡、被告就起訴書事實欄㈢,於密接之時間,先後毀損告訴人魏 若潼之財物,侵害同一財產法益,各行為之獨立性極為薄弱 ,依一般社會健全觀念,難以強行分開,在刑法評價上,應 視為數個舉動之接續施行,論以接續犯一罪。 ㈢、被告上開1次加重竊盜犯行、1次竊盜犯行、2次毀損他人物品 犯行,犯意各別,行為互殊,應予分論併罰。 ㈣、被告有如起訴書所載之犯罪科刑及執行情事,有臺灣高等法 院被告前案紀錄表在卷可查,其於受徒刑之執行完畢後,5 年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪,為累犯。然而,考 量其前案所涉過失傷害罪,與本案犯行之犯罪類型截然不同 ,難據此認被告就本案犯行具有特別惡性或對刑罰反應力薄 弱,參諸司法院釋字第775號解釋意旨,本院將此節納入被 告之素行,於量刑時予以審酌即為已足,而無依刑法第47條 第1項加重法定最低本刑之必要。 ㈤、爰審酌被告恣意竊取、毀損他人財物,其行為對社會經濟秩 序及他人財產安全造成危害,應予非難;兼衡其坦承犯行之 犯後態度、素行(有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可查 )、犯罪動機、目的、手段、被竊或被毀財物價值;暨考量 其於警詢時自述之教育程度、家庭經濟狀況等一切情狀,分 別量處如附表主文欄所示之刑,並均諭知易科罰金之折算標 準。另參酌被告所犯各罪之行為態樣、罪質、責任非難重複 性,暨所呈現被告之人格特性,預防需求及整體刑罰執行之 應罰適當性等因素,定其應執行之刑及易科罰金之折算標準 如主文所示,以資懲儆。 三、沒收 ㈠、事實欄㈠部分,被告所竊得之airpods耳機1副、戒指3只、手 機2支、單眼相機1台、單眼相機鏡頭1個、相機記憶卡1張、 手錶3支、護照1本、存錢筒1個(內有現金約新臺幣【下同 】500元)、悠遊卡1張,為其之犯罪所得,除戒指3只、手 錶1支、相機記憶卡1張、悠遊卡1張已發還告訴人謝昌憲, 有贓物認領保管單在卷可查;護照1本應已辦理掛失而無使 用價值,無必要開啟助益甚微之沒收或追徵程序外,其餘ai rpods耳機1副、手機2支、單眼相機1台、單眼相機鏡頭1個 、手錶2支、存錢筒1個(內有現金500元),雖未扣案,仍 應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定,於該罪項下 宣告沒收,並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追 徵其價額。 ㈡、事實欄㈡部分,被告所竊得之零錢1,000元,為其之犯罪所得 ,而被告供稱:我當場交還零錢500-600元給告訴人曾子庭 ,還剩零錢400-500元等語,與告訴人曾子庭陳稱被竊零錢 總額約1,000元,被告當場返還部分等語約略相符,是就被 告未返還之零錢400元(罪疑惟輕)雖未扣案,仍應依刑法 第38條之1第1項前段、第3項之規定,於該罪項下宣告沒收 ,並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額 。 ㈢、事實欄㈢部分,被告雖有使用不詳通話工具,惟考量該物品 並未扣案,且為日常生活中易於取得,倘予沒收或追徵,對 沒收制度欲達成或附隨之社會防衛無何助益,欠缺刑法上重 要性,爰不予宣告沒收或追徵。 ㈣、事實欄㈣部分,被告用以犯案之磚塊並未扣案,亦無證據顯 示為被告所有,爰不予宣告沒收或追徵。 四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項,逕以簡易判決如主文。 五、如不服本判決,得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上   訴狀,上訴於本院第二審合議庭(須附繕本)。 本案經檢察官何治蕙提起公訴。 中  華  民  國  113  年  8   月  20  日          基隆簡易庭  法 官 施又傑 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內,向本院提出上訴書狀, 敘述上訴理由,上訴於本院合議庭,並按他造當事人之人數附具 繕本。         中  華  民  國  113  年  8   月  20  日                 書記官 連珮涵 附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第321條 犯前條第1項、第2項之罪而有下列情形之一者,處6月以上5年以 下有期徒刑,得併科50萬元以下罰金: 一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。 二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。 三、攜帶兇器而犯之。 四、結夥三人以上而犯之。 五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。 六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、 車、航空機內而犯之。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第354條 毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用,足以生損害於 公眾或他人者,處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金 。 附件: 臺灣基隆地方檢察署檢察官起訴書                    113年度偵字第493號                    113年度偵字第1177號113年度偵字第1746號113年度偵字第1747號   被   告 施凱文 男 36歲(民國00年00月00日生)             住○○市○○區○○路000巷00弄00             號             居新北市○○區○○路00巷0弄0○0號3樓             (另案羈押於法務部○○○○○○○             ○)             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因竊盜等案件,已經偵查終結,認應提起公訴,茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、施凱文前因過失傷害案件,經臺灣基隆地方法院以111年度 基交簡字第130號判決判處有期徒刑3月確定,於民國112年3 月16日執行完畢。詎猶不知悔改,分別為下列犯行:  ㈠意圖為自己不法之所有,於112年11月8日9時39分許,自謝昌 憲位於基隆市○○區○○路000號5樓住處窗戶侵入,竊取謝昌憲 所有之airpods耳機1副、戒指3只、手機2支、單眼相機1台 、單眼相機鏡頭1個、相機記憶卡1張、手錶3支、護照1本、 存錢筒1個(內有現金約新臺幣【下同】500元)、悠遊卡1 張,得手後離去。嗣警方於112年11月10日,另案在新北市○ ○區○○○路000號逮捕施凱文,在其身上扣得謝昌憲所有之戒 指3只、悠遊卡1張、手錶1支、記憶卡1張(已發還)等物後 ,始循線查知上情。  ㈡意圖為自己不法之所有,於112年11月30日22時10分許,在基 隆市中山區西定路30巷口,見曾子庭所有車號000-0000號營 業小客車臨時停靠在路旁下車,無人看守之際,進入車內徒 手竊取車內竊取零錢約1000元,得手後正欲離去,曾子庭恰 巧返回發現遭竊,要求施凱文將上開零錢返還,惟施凱文僅 返還部分零錢後便趁隙逃逸。經曾子庭報警處理,始悉上情 。  ㈢施凱文與魏若潼係前男女朋友,緣施凱文於112年11月11日3 時許,撥打電話要求魏若潼商討事情,經魏若潼拒絕後,因 而心生不滿,竟基於毀損之犯意,在電話中向魏若潼恫稱: 「你如果沒回我,我就去砸你的店、敲你玻璃,不信你再試 試看」等語,繼而接續於同日4時11分許,在基隆市○○區○○ 路000巷0弄00號魏若潼住處前,毀損魏若潼所有車號000-00 0號普通重型機車、同日5時許,在基隆市○○區○○路00○0號魏 若潼工作店門口,毀損魏若潼所有車號000-0000號普通重型 機車,致上開機車之車頭及車殼不堪使用,足以生損害於魏 若潼。  ㈣施凱文與張懷閩素不相識,竟因張懷閩將車輛停放於基隆市○ ○區○○路000巷0弄00號全家超商前路口而心生不滿,基於毀 棄損壞之犯意,於112年8月14日23時30分許,在上開地點, 持磚塊毀損上林通運有限公司所有(由張懷閩管理使用)之 車牌號碼000-0000號營業小貨車之左前車窗,導致左前車窗 玻璃破裂毀損不堪使用,足以生損害於上林通運有限公司。 二、案經謝昌憲訴由新北市政府警察局海山分局;曾子庭、魏若 潼、上林通運有限公司訴由基隆市警察局第四分局報告偵辦 。     證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實: 編號 證據名稱 待證事實 1 被告施凱文於警詢及本署偵查中之供述 證明全部犯罪事實。 2 證人即告訴人謝昌憲於警詢時之證述、新北市政府警察局海山分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、贓物認領保 管單、監視器錄影翻拍照 片各1份 證明犯罪事實一㈠之事實。 3 證人即告訴人曾子庭於警詢時之證述、現場照片1份 證明犯罪事實一㈡之事實。 4 證人即告訴人魏若潼於警詢時之證述、監視器錄影翻拍照片及車損照片、上開2機車之車籍資料各1份 證明犯罪事實一㈢之事實。 5 證人即告訴代理人張懷閩於警詢及偵查中之證述、監視器錄影翻拍照片及車損照片、車籍資料、維修報價單各1份 證明犯罪事實一㈣之事實。 二、核被告所為,犯罪事實一㈠係犯刑法第321條第1項第1、2款 之毀越門窗、侵入住宅之加重竊盜罪嫌;犯罪事實一㈡係犯 刑法第320條第1項竊盜罪嫌;犯罪事實欄一㈢係犯刑法第354 條毀損、同法第305條之恐嚇危害安全等罪嫌,被告對告訴 人魏若潼恫嚇後,旋即毀損上開機車,其恐嚇之危險前行為 應為後續毀損之實害行為所吸收,不另論罪,又被告上開所 為之毀棄損壞他人之物行為,於自然觀念上雖屬數行為,然 均基於同一毀棄損壞他人之物之犯意,且行為時間密接,顯 見係基於同一犯意接續為之,合為包括之一行為予以評價, 較為合理,請論以接續犯之一罪;犯罪事實欄一㈣係犯刑法 第354條毀損罪嫌。被告所犯上開4罪間,犯意各別,行為互 殊,請分論併罰。被告前受如犯罪事實所述之有期徒刑執行 完畢,於5年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪,有本署刑 案資料查註紀錄表可稽,為累犯,衡以其遭判刑確定後再犯 本案,顯見前罪之徒刑執行無成效,忽視法律禁令,對刑罰 反應力薄弱,又本案並無司法院釋字第775號解釋意旨所指 個案應量處最低法定刑,亦無法適用刑法第59條規定減輕其 刑,故請均依刑法第47條第1項規定加重其刑。被告犯罪所 得雖未扣案,仍請依刑法第38條之1第1項、第3項宣告沒收 ,於一部或全部不能沒收時,追徵其價額。 三、至告訴暨報告意旨認被告故意大力關告訴人曾子庭所有車號 000-0000號營業小客車之右後車門,致其右後車窗無法正常 升降乙節,另涉刑法第354條毀損罪嫌。惟查,此部分告訴 人曾子庭所指述之犯行,經被告所否認,是此部分犯行僅有 告訴人之單一指述,況告訴人自陳:該車右後車窗無法正常 升降,但還可以使用等語,足見該車僅右後車窗無法正常升 降並無喪失主要功能之情形,自難遽認被告有何毀損犯行, 惟此部分若成立犯罪,與前開起訴部分應具有裁判上一罪關 係,而為起訴效力所及,爰不另為不起訴處分,附此敘明。 四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此 致 臺灣基隆地方法院 中  華  民  國  113  年  5   月  17  日                檢 察 官 何治蕙 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  5   月  27  日                書 記 官 吳少甯 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第321條 犯前條第 1 項、第 2 項之罪而有下列情形之一者,處 6 月以 上 5 年以下有期徒刑,得併科 50 萬元以下罰金: 一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。 二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。 三、攜帶兇器而犯之。 四、結夥三人以上而犯之。 五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。 六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、   車、航空機內而犯之。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第354條 毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用,足以生損害於 公眾或他人者,處 2 年以下有期徒刑、拘役或 1 萬 5 千元以 下罰金。 附表: 編號 相應之犯罪事實 主文 1 起訴書犯罪事實欄㈠ 施凱文犯加重竊盜罪,處有期徒刑6月,如易科罰金,以新臺幣1,000元折算1日。未扣案犯罪所得airpods耳機1副、手機2支、單眼相機1台、單眼相機鏡頭1個、手錶2支、存錢筒1個(內有現金新臺幣500元)均沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 2 起訴書犯罪事實欄㈡ 施凱文犯竊盜罪,處有期徒刑2月 ,如易科罰金,以新臺幣1,000元折算1日。未扣案犯罪所得零錢新臺幣400元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 3 起訴書犯罪事實欄㈢ 施凱文犯毀損他人物品罪,處有期徒刑2月,如易科罰金,以新臺幣1,000元折算1日。 4 起訴書犯罪事實欄㈣ 施凱文犯毀損他人物品罪,處有期徒刑2月,如易科罰金,以新臺幣1,000元折算1日。

2025-03-19

KLDM-113-簡上-139-20250319-1

臺灣高等法院

損害賠償

臺灣高等法院民事裁定 113年度上字第335號 上 訴 人 台灣固網股份有限公司 法定代理人 蔡明忠 訴訟代理人 黃雅惠律師 李昕陽律師 陳俊安律師 上 一人 複 代理人 吳俊緯律師 參 加 人 依德科技股份有限公司 法定代理人 詹俊坤 訴訟代理人 謝家健律師 被 上訴人 華景科技股份有限公司 法定代理人 許珮維 訴訟代理人 施凱文 高宏銘律師 複 代理人 廖至中律師 吳承諺律師 上列當事人間損害賠償事件,因事實尚有欠明瞭之處,應命再開 言詞辯論,並指定於民國114年5月12日上午11時在本院第3法庭 續行準備程序,傳喚證人陳俊傑、施凱文到庭,特此裁定。 中 華 民 國 114 年 3 月 19 日 民事第五庭 審判長法 官 賴劍毅 法 官 洪純莉 法 官 陳君鳳 正本係照原本作成。 不得抗告。 中 華 民 國 114 年 3 月 19 日 書記官 郭姝妤

2025-03-19

TPHV-113-上-335-20250319-1

上易
臺灣高等法院

竊盜

臺灣高等法院刑事判決 113年度上易字第2314號 上 訴 人 即 被 告 施凱文 上列上訴人因竊盜案件,不服臺灣新北地方法院於中華民國113 年7月26日所為113年度易字第791號第一審判決(起訴案號:臺 灣新北地方檢察署113年度偵字第21146號),提起上訴,本院判 決如下:   主   文 上訴駁回。   事實及理由 壹、本案審判範圍與犯罪事實、證據及理由: 一、刑事訴訟法第348條第1項、第3項分別規定:「上訴得對於 判決之一部為之」、「上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保 安處分一部為之」。立法理由指出:「為尊重當事人設定攻 防之範圍,並減輕上訴審審理之負擔,容許上訴權人僅針對 刑、沒收或保安處分一部提起上訴,其未表明上訴之認定犯 罪事實部分,則不在第二審之審判範圍。如為數罪併罰之案 件,亦得僅針對各罪之刑、沒收、保安處分或對併罰所定之 應執行刑、沒收、保安處分,提起上訴,其效力不及於原審 所認定之各犯罪事實,此部分犯罪事實不在上訴審審查範圍 」。由此可知,當事人一部上訴的情形,約可細分為:一、 當事人僅就論罪部分提起一部上訴;二、當事人不服法律效 果,認為科刑過重,僅就科刑部分提起一部上訴;三、當事 人僅針對法律效果的特定部分,如僅就科刑的定應執行刑、 原審(未)宣告緩刑或易刑處分部分提起一部上訴;四、當 事人不爭執原審認定的犯罪事實、罪名及科刑,僅針對沒收 部分提起一部上訴。是以,上訴人明示僅就量刑、定應執行 刑、(未)宣告緩刑、易刑處分或(未)宣告沒收部分上訴 時,第二審法院即不再就原審法院所認定的犯罪事實為審查 ,而應以原審法院所認定的犯罪事實及未上訴部分,作為上 訴意旨指摘原審判決特定部分妥適與否的判斷基礎。 二、臺灣新北地方法院(以下簡稱原審)認被告施凱文分別犯攜 帶兇器毀壞安全設備竊盜罪(中和工地)、結夥三人以上攜 帶兇器毀壞安全設備竊盜罪(永和工地),各處有期徒刑7 月、9月,並定應執行有期徒刑1年。原審判決後,上訴人即 被告就所犯二罪均提起第二審上訴,檢察官則未上訴。依被 告於本院審理時所為的上訴意旨(詳如下所述),被告就永 和工地部分,僅就原審判決量刑部分提起一部上訴,則依照 上述規定及說明所示,本院就永和工地犯行自僅就其量刑部 分進行審理,原審判決其他部分並非本院審理範圍,應先予 以說明。又經本院審理結果,認原審就被告的犯罪事實認定 、法律適用及量處罪刑均無不當,應予以維持。為節約訴訟 資源並簡化裁判書,本院引用原審判決書所記載的犯罪事實 、證據及理由。 貳、被告上訴略以意旨: 一、中和工地部分,我沒有破壞他們的門,門本身就沒有鎖,我 認為這部分僅成立普通竊盜罪。 二、永和工地部分,我對於原審認定的罪名並無意見,但我認為 原審判刑太重。   參、本院駁回被告上訴的理由: 一、本件檢察官、被告所不爭執的事項:  ㈠被告意圖為自己不法的所有,於民國113年1月31日21時19分 左右,在新北市○○區○○路00巷00號的工地(以下簡稱中和工 地),竊取袁毓龍所管領的1.6mm電線4捆、2.0mm電線7 捆 、5.5mm電線2捆,價值總計新臺幣(下同)2萬1,000元。  ㈡被告夥同共犯詹億笙(已經原審判決有罪確定)與黃家俊( 由原審另案審理)共同意圖為自己不法的所有,基於竊盜的 犯意聯絡,於113年1月31日22時53分左右,由黃家俊駕駛車 號000-0000號自用小客車(以下簡稱系爭車輛),搭載詹億 笙、被告至新北市永和區秀朗路1段10巷內,停妥車輛後,3 人自無圍籬處進入新北市○○區○○路0段00號的工地(以下簡 稱永和工地),推由被告持現場拾獲可供兇器使用的鋼筋, 破壞該工地地下1樓防災中心的鎖頭進入防災中心內,由被 告將劉益男所管領的新銅電線搬出,傳給在樓梯間的詹億笙 ,詹億笙再傳給黃家俊,3人並將所竊取的新銅電線搬運至 前述車輛上,嗣由詹億笙予以變賣得款1萬3,000元。被告因 見該工地尚有新銅電線可行竊,但黃家俊與詹億笙有意先行 離去,被告即承續前述犯意,另邀共犯廖廷誠(由原審另案 審理)至現場,廖廷誠於113年2月1日2時4分左右駕駛車號0 00-0000號自用小客車至新北市○○區○○路000巷0號前,與將 系爭車輛停放在附近的詹億笙、黃家俊交換車輛後,廖廷誠 再駕駛系爭車輛於同日2時18分左右至該工地旁,停妥車輛 後,與被告共同意圖為自己不法的所有,基於竊盜的犯意聯 絡,自無圍籬處進入該工地,由被告自該工地地下1樓防災 中心將劉益男所管領的新銅電線搬出傳給廖廷誠,2人並將 所竊取的新銅電線搬運至系爭車輛上,共同將之予以變賣得 款2萬7,000元。  ㈢被告與共犯前述2次竊盜犯行,合計竊取該工地新銅電線共計 86捲(價值14萬9,840元)。上述變得的款項,被告分得3,0 00元,詹億笙分得3萬元,黃家俊分得4,000元,廖廷誠分得 3,000元。  ㈣以上事情,已經劉益男、袁毓龍、詹億笙、黃家俊、廖廷誠 分別證述屬實,且有現場工地監視器畫面擷圖照片、車牌辨 識系統紀錄與車輛詳細資料報表、臺灣新北地方檢察署113 年度偵字第15975號起訴書(該案被告為共犯黃家俊、廖廷 誠)等件在卷可證,並為檢察官與被告所不爭執,這部分事 實可以認定。 二、被告確實有於中和工地持現場拾獲可供兇器使用的鋼筋,破 壞該工地大門的鎖頭後,進入該工地內行竊,原審對被告此 部分所為論以加重竊盜罪,核無違誤:  ㈠刑法第321條第1項規定:「犯前條第1項、第2項之罪而有下 列情形之一者,處6月以上5年以下有期徒刑,得併科50萬元 以下罰金:……三、攜帶兇器而犯之。」本條款所指的攜帶兇 器竊盜罪,以行為人攜帶兇器竊盜為其加重條件,這裡所指 的「兇器」並無種類上的限制,凡客觀上足以對人的生命、 身體、安全構成威脅,具有危險性的兇器均屬之(最高法院 79年台上字第5253號刑事判決先例意旨參照)。又行為人只 須行竊時攜帶具有危險性的兇器為已足,縱使該兇器並非被 告所攜往,如被告於行竊之際攜之作為工具,在客觀上已足 以對他人的生命、身體構成威脅,具有危險性,自應論以攜 帶兇器竊盜罪(最高法院78年台上字第4422號刑事判決同此 意旨)。    ㈡袁毓龍於原審審理時證稱:我是公司派駐工地現場的機電主 任,113年1月31日公司放在工地地下室的電線遭竊,當時該 工地有甲種圍籬,是用鐵皮整個圍住,我們在圍籬的大門有 設置門鎖,下班的時候門有用鎖頭鎖起來,是很一般的號碼 鎖,竊賊竊取的電線是放在鎖打開以後才可以進去的地方, 我們隔天去的時候完全沒有看到鎖頭,工地側門籬笆緊鄰一 個停車場,竊賊當時也有把籬笆扒開,後來我們有再把籬笆 重新加強、重新上鎖,我這邊有一個同樣型號的鎖頭與現場 照片等語(原審卷第220-224頁),並提出與所述相符的照 片為證(原審卷第243-247頁)。而被告於袁毓龍證述後, 亦供稱:「我全部認罪,證人所述是事實,我有破壞如證人 提出的鎖」、「第一件的鎖我一樣是用現場地上的鋼筋破壞 的」等語(原審卷第225、232頁)。綜上,被告的自白核與 袁毓龍於原審審理時的證詞相符,並有鎖頭與現場照片為證 ,足以佐證被告的自白核與事實相符。被告於中和工地現場 所持用的鋼筋既然足以破壞鎖頭,如持以攻擊人身,自足以 對人的生命、身體安全構成威脅而具有危險性,核屬兇器無 誤,被告持之在中和工地毀壞安全設備竊盜,依照前述規定 及說明所示,自應論以攜帶兇器毀壞安全設備竊盜罪。是以 ,原審對被告此部分所為論以攜帶兇器毀壞安全設備竊盜罪 ,核無違誤,被告上訴意旨辯稱此部分所為僅成立普通竊盜 罪等語,核屬無據,並不可採。    三、原審就被告於永和工地犯行所為的量刑,並沒有違反罪刑相 當原則及平等原則,核無違誤:  ㈠量刑又稱為刑罰的裁量,是指法官就具體個案在應適用刑罰 的法定範圍內,決定應具體適用的刑罰種類與刑度而言。由 於刑罰裁量與犯罪判斷的定罪,同樣具有價值判斷的本質, 其中難免含有非理智因素與主觀因素,因此如果沒有法官情 感上的參與,即無法進行,法官自須對犯罪行為人個人及他 所違犯的犯罪行為有相當瞭解,然後在實踐法律正義的理念 下,依其良知、理性與專業知識,作出公正與妥適的判決。 我國在刑法第57條定有法定刑罰裁量事實,法官在個案作刑 罰裁量時,自須參酌各該量刑因子,並善盡說理的義務,說 明個案犯罪行為人何以應科予所宣告之刑。量刑既屬法院得 依職權自由裁量的事項,乃憲法保障法官獨立審判的核心, 法院行使此項裁量權,亦非得以任意或自由為之,除應符合 法定要件之外,仍應受一般法律原理原則的拘束,亦即仍須 符合法律授權的目的、法律秩序的理念、國民法律感情及一 般合法有效的慣例等規範,尤其應遵守比例原則及平等原則 的意旨,避免個人好惡、特定價值觀、意識型態或族群偏見 等因素,而影響犯罪行為人的刑度,形成相類似案件有截然 不同的科刑,以致造成欠缺合理化、透明化且無正當理由的 量刑歧異,否則即可能構成裁量濫用的違法。如原審量刑並 未有裁量逾越或裁量濫用的明顯違法情事,當事人即不得任 意指摘其為違法,上級審也不宜動輒以情事變更(如被告與 被害人於原審判決後達成和解)或與自己的刑罰裁量偏好不 同,而恣意予以撤銷改判。  ㈡本件原審已參酌刑法第57條所定刑罰裁量事實,善盡說理的 義務,就被告於永和工地犯結夥三人以上攜帶兇器毀壞安全 設備竊盜罪量處有期徒刑9月,並未有逾越法律所定的裁量 範圍;而被告也未提出本件與我國司法實務在處理其他類似 案例時,有裁量標準刻意不一致而構成裁量濫用的情事。再 者,被告因本件犯行所分得的犯罪所得雖較共犯詹億笙為低 ,但被告於永和工地先與共犯詹億笙、黃家俊犯結夥三人以 上攜帶兇器毀壞安全設備竊盜,再與廖廷誠共同犯攜帶兇器 毀壞安全設備竊盜,顯見他的犯罪動機、手段、惡性與所生 危害均較共犯詹億笙為重,則原審就被告此部分所為量處與 共犯詹億笙相同的刑度,亦屬有據。又被告於警詢、偵訊及 原審審理時坦白認罪且未與告訴人劉益男達成和解,已列為 原審量刑審酌的事由,被告迄今亦未與告訴人和解,顯見原 審的量刑因子並無變動。另依照告訴人所述,被告與共犯所 竊取的電線高達86捲,價值高達14萬9,840元,顯見告訴人 所受財產上損害重大,亦不宜予以輕縱。何況被告所犯加重 竊盜罪的法定刑為6月以上5年以下有期徒刑,得併科50萬元 以下罰金,被告同時具有結夥三人以上、攜帶兇器、毀壞安 全設備的加重事由,原審僅量刑被告有期徒刑9月,顯然已 從輕酌定。是以,被告上訴意旨指摘原判決量刑不當,核屬 無據。       肆、結論:   綜上所述,本院審核全部卷證資料並調查證據後,認定原審 的犯罪事實認定、法律適用均無不當,對被告所為的量刑亦 屬妥適,於法核無違誤,本院已經依法詳予說明理由如上所 示。是以,被告上訴意旨為無理由,應予以駁回。 伍、適用的法律:   刑事訴訟法第368條、第373條。 本案經檢察官阮卓群偵查起訴,由檢察官蔡偉逸於本審到庭實行 公訴。 中  華  民  國  114  年  3   月  6  日          刑事第八庭  審判長法 官 廖建瑜                              法 官 文家倩                                        法 官 林孟皇 本正本證明與原本無異。 不得上訴。                    書記官 邵佩均 中  華  民  國  114  年  3   月  6   日

2025-03-06

TPHM-113-上易-2314-20250306-1

上易
臺灣高等法院

竊盜

臺灣高等法院刑事判決 114年度上易字第63號 上 訴 人 即 被 告 施凱文 (現另案於法務部○○○○○○○執行中) 上列上訴人即被告因竊盜案件,不服臺灣臺北地方法院113年度 審易字第2081號中華民國113年9月30日第一審判決(起訴案號: 臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第9954號、第13872號),提起 上訴,本院判決如下:   主 文 上訴駁回。   事實及理由 一、本案審理範圍 (一)按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之,刑 事訴訟法第348條第3項定有明文,且依其立法理由略以「為 尊重當事人設定攻防之範圍,並減輕上訴審審理之負擔,容 許上訴權人僅針對刑、沒收或保安處分一部提起上訴,其未 表明上訴之認定犯罪事實部分,則不在第二審之審判範圍。 如為數罪併罰之案件,亦得僅針對各罪之刑、沒收、保安處 分或對併罰所定之應執行刑、沒收、保安處分,提起上訴, 其效力不及於原審所認定之各犯罪事實,此部分犯罪事實不 在上訴審審查範圍」觀之,科刑事項(包括緩刑宣告與否、 緩刑附加條件事項、易刑處分或數罪併罰定應執行刑)、沒 收及保安處分已可不隨同其犯罪事實而單獨成為上訴之標的 ,且上訴人明示僅就科刑事項上訴時,第二審法院即不再就 原審法院所認定之犯罪事實為審查,而應以原審法院所認定 之犯罪事實,作為論認原審科刑妥適與否的判斷基礎。 (二)本件被告上訴意旨略以:希望從輕量刑,僅針對量刑上訴等 語(參見本院卷第82頁、第85頁);檢察官就原審諭知被告罪 刑部分則未提起上訴,足認被告已明示對原審判決有罪部分 之科刑事項提起上訴,則依前揭規定,本院僅就原審判決有 罪之科刑事項妥適與否進行審查,至於原審判決所認定之犯 罪事實、所犯罪名部分,均非本院審理範圍,而僅作為審查 量刑宣告是否妥適之依據,原審判決有關沒收之部分亦同, 核先敘明。 二、原審判決所認定之犯罪事實及所犯罪名 (一)施凱文與真實姓名、年籍不詳,綽號「小金」之成年男子, 共同意圖為自己不法之所有,基於加重竊盜之犯意聯絡,於 民國112年12月28日凌晨1時15分許,由「小金」駕駛車牌號 碼000-0000號自用小客車搭載施凱文,前往位於臺北市○○區 ○○○路0段000巷0號之興建中工地,其二人即以鑽入工地圍籬 下方縫隙之方式進入該工地,徒手竊取放置於工務間內利丞 工程有限公司(下稱利丞公司)所有之電纜線36捆,得手後 將竊得之電纜線搬至上開車輛後車廂,隨即駕駛上開車輛離 去,嗣後再由「小金」帶走上開竊得之電纜線,並支付施凱 文新臺幣(下同)5000元之報酬。 (二)施凱文與該「小金」之人、另一名真實姓名、年籍不詳之成 年男子,共同意圖為自己不法之所有,基於加重竊盜之犯意 聯絡,於113年1月22日凌晨3時17分許,由該真實姓名年籍 不詳之成年男子駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車搭載施 凱文及「小金」,前往位於臺北市○○區○○路0段00巷00號興 建中之工地,由「小金」在上開車上把風,施凱文及該真實 姓名、年籍不詳之成年男子則以鑽入工地圍籬下方縫隙之方 式進入該工地,徒手竊取放置於工地內信升昌營造股份有限 公司(下稱信升昌公司)所有之電纜線56卷,得手將竊得之 電纜線搬至上開車輛後車廂,隨即駕車離去,嗣後由「小金 」帶走上開竊得之電纜線,並支付施凱文5000元之報酬。 (三)核被告就上開(一)所為,係犯刑法第321條第1項第2款之踰 越安全設備竊盜罪;就上開(二)所為,係犯刑法第321條第1 項第2款、第4款之結夥三人以上踰越安全設備竊盜罪。其所 犯上開二罪之間,犯意各別,行為互異,應予分論併罰之。 三、另查:①被告前於111年間因過失傷害案件,經臺灣基隆地方 法院以111年度基交簡字第130號判處有期徒刑3月確定;②於 111年間因違反洗錢防制法案件,經臺灣基隆地方法院以111 年度基金簡字第130號判處有期徒刑3月(併科罰金新臺幣2萬 元),並由同院以112年度金簡上字第4號駁回上訴而確定, 其後上開二案件再由臺灣基隆地方法院以112年度聲字第713 號裁定應執行有期徒刑5月確定,其中上開①之案件甫於112 年3月16日縮刑期滿執行完畢一情,有法院前案紀錄表1份在 卷可查,其於徒刑執行完畢後,5年以內故意再犯本件有期 徒刑以上之2罪,固均為累犯,惟本院審酌被告於本案所犯 與先前之過失傷害罪及洗錢罪,不僅罪質相異,其犯罪情節 、所侵害之法益種類均有所不同,難認被告對於刑罰之反應 力薄弱並具相當之惡性,而有再延長其受矯正教化期間之必 要,依司法院大法官會議釋字第775號解釋意旨,不予加重 其最低本刑。      四、維持原判決之理由  (一)按量刑之輕重,係事實審法院得依職權自由裁量之事項,茍 已斟酌刑法第57條各款所列情狀而未逾越法定刑度,則不得 遽指為違法;又關於刑之量定,係實體法上賦予法院得為自 由裁量之事項,倘未逾越法律所規定之範圍,或濫用其權限 ,即不得任意指為違法;再刑罰之量定屬法院自由裁量之職 權行使,但仍應審酌刑法第57條所列各款事由及一切情狀, 為酌量輕重之標準,並非漫無限制,在同一犯罪事實與情節 ,如別無其他加重或減輕之原因,下級法院量定之刑,亦無 過重或失輕之不當情形,則上級法院對於下級法院之職權行 使,原則上應予尊重(最高法院72年台上字第6696號、75年 台上7033號判例、85年度台上字第2446號判決參照)。 (二)原審判決以被告就上開二、(一)所為,係犯刑法第321條第1 項第2款之踰越安全設備竊盜罪;就上開二、(二)所為,則 係犯刑法第321條第1項第2款、第4款之結夥三人以上踰越安 全設備竊盜罪,均事證明確,並審酌被告任意竊取他人財物 ,顯然欠缺尊重他人財產法益之觀念,其行為不僅侵害他人 財產權,亦影響社會治安,自應予非難,另考量被告犯後坦 承犯行,然尚未與告訴人達成和解或賠償其等所受損害等情 ,兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、情節、犯罪所得利益 ,及被告為高職肄業之教育智識程度(參見原審卷附之個人 戶籍資料查詢結果)、自述入所前之職業收入、需扶養人口 之家庭生活經濟狀況(參見原審卷第88頁)等一切情狀,分 別量處如主文所示之刑,並定其應執行刑,其認事用法俱無 違誤,量刑亦稱妥適,應予維持。 (三)至被告雖提起上訴主張:我想要跟被害人和解,願意賠償我 分得之報酬各5千元語(參見本院卷第85頁),惟無論係告訴 人利丞公司,或告訴人信升昌公司,經本院先後二次合法通 知,均未委託代理人到庭表示意見,亦未與被告達成和解( 參見本院卷第55-59頁、第69-75頁送達證書、第65頁回報單 及第79頁刑事報到單),是以直至本院審理程序辯論終結之 時,被告於本案之量刑基礎與原審審理時之狀態,並無任何 不同,自難認原審判決有何未及審酌或疏未審酌其他量刑因 素之情事。從而,被告以原審判決之量刑過重,請求撤銷改 判處較輕之刑度,核無理由,應予駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第348條第3項、第368條,判決如主 文。 本案經檢察官林希鴻偵查起訴,檢察官王正皓到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  19  日          刑事第三庭  審判長法 官 張惠立                     法 官 戴嘉清                    法 官 楊仲農 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。                    書記官 彭秀玉 中  華  民  國  114  年  2   月  19  日

2025-02-19

TPHM-114-上易-63-20250219-1

臺灣橋頭地方法院

聲請定其應執行刑

臺灣橋頭地方法院刑事裁定  113年度聲字第1518號 聲 請 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 受 刑 人 施凱文 上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行之 刑(113年度執聲字第1352號),本院裁定如下:   主 文 施凱文所犯如附表所示各罪所處之刑,應執行有期徒刑壹年壹拾 壹月。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人施凱文因犯侵占等罪,先後經判處如 附表所示之刑確定,應依刑法第50條、第53條及第51條第5 款規定,定其應執行刑,爰依刑事訴訟法第477條第1項規定 聲請裁定等語。 二、按裁判確定前犯數罪者,併合處罰之;但有下列情形之一者 ,不在此限:一、得易科罰金之罪與不得易科罰金之罪。前 項但書情形,受刑人請求檢察官聲請定應執行刑者,依第51 條規定定之;數罪併罰,分別宣告其罪之刑,依下列各款定 其應執行者:五、宣告多數有期徒刑者,於各刑中之最長期 以上,各刑合併之刑期以下,定其刑期。但不得逾30年;數 罪併罰,有二裁判以上者,依第51條之規定,定其應執行之 刑,刑法第50條第1項但書第1款、第2項、第51條第5款及第 53條分別定有明文。又數罪併罰中之一罪,依刑法規定得易 科罰金,若因與不得易科之他罪併合處罰結果而不得易科罰 金時,原可易科部分所處之刑,自亦無庸為易科折算標準之 記載(司法院大法官解釋第144號意旨可資參照)。再按數 罪併罰,應依分別宣告其罪之刑為基礎,定其應執行刑,此 觀刑法第51條規定自明,故一裁判宣告數罪之刑,雖曾經定 其執行刑,但如再與其他裁判宣告之刑定其執行刑時,前定 之執行刑當然失效,仍應以其各罪宣告之刑為基礎,定其執 行刑,不得以前之執行刑為基礎,以與後裁判宣告之刑,定 其執行刑,惟上開更定之應執行刑,不應比前定之應執行刑 加計其他裁判所處刑期後為重,否則即與法律秩序理念及法 律目的之內部界限有違,難認適法。 三、經查,受刑人所犯如附表所示之罪,分別經判處如附表所示 之刑,均經分別確定在案,又受刑人所犯如附表所示之罪, 均係於如附表編號1所示判決確定日前為之,且本院為如附 表編號4所示案件犯罪事實最後判決之法院等情,有各該判 決及法院前案紀錄表在卷可稽。又附表編號1、2、4所示之 罪屬得易科罰金之罪,與附表編號3所示不得易科罰金之罪 ,依刑法第50條第1項但書之規定本不得併合處罰,惟本案 係聲請人依受刑人請求定執行刑而提出聲請,有民國113年1 2月9日受刑人聲請書附卷可考,茲檢察官聲請就附表所示各 罪定其應執行之刑,本院審核認聲請為正當,應予准許。另 受刑人所犯如附表編號1、2所示之各罪,曾經於附表編號1 、2所示判決定應執行有期徒刑8月,依前開說明,前開判決 所定之執行刑雖當然失效,然本院就附表所示案件,再為定 應執行刑之裁判時,自應受前開判決所為定應執行刑內部界 限之拘束,及刑法第51條第5款之限制,先予敘明。 四、爰本於罪責相當原則,審酌受刑人所犯分別侵入住宅竊盜、 幫助洗錢、及業務侵占罪,犯罪時間相距雖近,惟其情節、 手段、罪質及所侵害之法益不盡相同,法益侵害及行為非難 之重複性較低;兼以附表所示各罪之犯罪地互殊,可認非屬 密切而具高度關連性之相類犯行,合併定應執行刑時,應就 各犯行所呈危害及罪責充分予以評價。並考量受刑人危害個 人財產法益及金融秩序等社會法益所反應之人格特性,及其 整體犯罪之責任與刑法目的及相關刑事政策;兼考量受刑人 於上開聲請書所陳:希望從輕量刑等語等一切情狀,於所宣 告最重有期徒刑1年2月以上,合併即內部界線有期徒刑2年4 月以下之範圍,定其應執行之刑如主文所示。而受刑人所犯 如附表編號1、2、4所示原得易科罰金之罪,因與如附表編 號3所示不得易科罰金之罪併合處罰,自無再諭知易科罰金 折算標準之必要。至附表編號1、3所示之罪,雖有宣告多數 罰金之情形,然本案聲請書僅記載「應依刑法第53條、第51 條第5款定其應執行之刑」,可見檢察官並未聲請就宣告多 數罰金部分定應執行刑,本院自無從逕予定刑,附此敘明。 五、按法院對於定應執行刑之聲請,除顯無必要或有急迫情形者 外,於裁定前應予受刑人以言詞或書面陳述意見之機會,刑 事訴訟法第477條第3項定有明文。查本院已於114年1月3日 再函請受刑人於文到7日內陳述意見,該函於同年月7日送達 予受刑人,惟受刑人迄今未函覆本院等情,有送達證書附卷 可參,是受刑人固迄未就本案陳述意見,然本院已予受刑人 表示意見之機會,已足以保障其程序上之利益,而與刑事訴 訟法第477條第3項之規定無違,附此說明。 六、依刑事訴訟法第477條第1項,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  7   日         刑事第五庭 法 官 許欣如 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於送達後10日內,向本院提出抗告狀。 中  華  民  國  114  年  2   月  10  日                書記官 陳正 附表: 編號 罪名 宣告刑 犯罪日期 最後事實審 確定判決 備 註 法院、案號 判決日期 法院、案號 確定日期 1 侵入住宅竊盜 有期徒刑6月,併科罰金新臺幣2萬元,有期徒刑如易科罰金,罰金如易服勞役,均以新臺幣1千元折算1日。 112年1月10日 臺灣臺南地方法院113年度易字第1279號 113年8月20日 同左 113年9月24日 編號1至2所示之罪有期徒刑部分曾經左列判決定應執行刑為有期徒刑8月 2 侵入住宅竊盜 有期徒刑6月,如易科罰金,以新臺幣1千元折算1日。 112年1月18日 臺灣臺南地方法院113年度易字第1279號 113年8月20日 同左 113年9月24日 3 幫助洗錢 有期徒刑1年2月,併科罰金新臺幣5萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣1仟元折算1日。 111年7月6日至同年月11日 高等法院臺中分院113年度金上訴字第622號 113年9月25日 同左 113年11月4日 4 業務侵占 有期徒刑6月,如易科罰金,以新臺幣1千元折算1日。 112年6月30日 本院113年度簡字第1574號 113年9月29日 同左 113年11月6日

2025-02-07

CTDM-113-聲-1518-20250207-1

基簡
臺灣基隆地方法院

毒品危害防制條例

臺灣基隆地方法院刑事裁定 113年度基簡字第1304號 上 訴 人 即 被 告 施凱文 (現因另案於法務部○○○○○○○矯 正中) 上列上訴人即被告因違反毒品危害防制條例案件,不服本院中華 民國113年12月13日第一審刑事判決(聲請簡易判決處刑案號: 臺灣基隆地方檢察署113年度毒偵字第1070號),提起上訴,本 院裁定如下:   主 文 上訴駁回。   理 由 一、按對於簡易判決有不服者,得上訴於管轄之第二審地方法院 合議庭,此為刑事訴訟法第455條之1第1項所明定。又上訴 期間為20日,自送達判決後起算;提起上訴,應以上訴書狀 提出於原審法院為之;原審法院認為上訴不合法律上之程式 或法律上不應准許或其上訴權已經喪失者,應以裁定駁回之 ,刑事訴訟法第349條前段、第350條第1項、第362條前段亦 分別定有明文。再對於簡易判決之上訴,依刑事訴訟法第45 5條之1第3項之規定,準用上開關於上訴逾期而駁回之規定 。次按在監獄或看守所之被告,於上訴期間內向監所長官提 出上訴書狀者,視為上訴期間內之上訴,同法第351條第1項 ,亦有明文。再按監所與法院間無在途期間可言,是上訴人 或抗告人在監獄或看守所,如向該監所長官提出上訴或抗告 書狀,因不生扣除在途期間之問題,故必在上訴或抗告期間 內提出者,始可視為上訴或抗告期間內之上訴或抗告;如逾 期始向該監所長官提出上訴或抗告書狀,即不得視為上訴、 抗告期間內之上訴、抗告,雖監所長官即日將上訴、抗告書 狀轉送法院收文,因無扣除在途期間之可言,其上訴、抗告 仍屬已經逾期(最高法院77年度第4次刑事庭會議決議㈠、86 年度臺抗字第80號刑事裁定意旨參照)。 二、經查,本件上訴人即被告施凱文(下稱上訴人)被訴違反毒品 危害防制條例等案件,經本院於民國113年12月13日以113年 度基簡字第1304號為第一審刑事簡易判決,該判決已於113 年12月23日送達法務部○○○○○○○○○○○,並經上訴人親自簽收 等情,有本院送達證書1紙附卷可稽(見本院基簡卷第47頁 )。揆諸前開說明,上訴人之上訴期間,應自該判決書送達 之翌日即113年12月24日起算,且無庸扣除在途期間,至114 年1月13日滿20日(原期間末日適逢週日遞延),故其上訴 期限至該日屆滿。惟上訴人遲至114年1月15日始具狀向監所 長官提出上訴,有上訴人所提上訴狀所蓋法務部○○○○○○○十 四工收狀登記章日期在卷可查,顯已逾上訴期間,揆諸首開 法律規定,其上訴核屬違背法律上程式,且無從補正,自應 予駁回。 三、依刑事訴訟法第455條之1第3項、第362條前段,裁定如主文 。 中  華  民  國  114  年  2   月  3   日          刑事第三庭 法 官 石蕙慈 以上正本證明與原本無異 如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀,敘述抗告之 理由,抗告於臺灣高等法院。 中  華  民  國  114  年  2   月  3   日                書記官 楊翔富

2025-02-03

KLDM-113-基簡-1304-20250203-2

司聲
臺灣臺北地方法院

返還提存物

臺灣臺北地方法院民事裁定 113年度司聲字第1628號 聲 請 人 臺灣中小企業銀行股份有限公司 法定代理人 劉佩真 代 理 人 蔡宛芸 相 對 人 施春堂國際事業有限公司 兼 法定代理人 施凱文 相 對 人 邱秀英 上列聲請人聲請返還提存物事件,本院裁定如下:   主 文 本院一一三年度存字第一五二二號提存事件,聲請人所提存之中 央政府建設公債一O四年度甲類第四期債票,面額新臺幣壹佰萬 元整,准予返還。 聲請費用新臺幣壹仟元由相對人負擔。   理 由 一、按供擔保人證明受擔保利益人同意返還者,法院應依供擔保 人之聲請,以裁定命返還其提存物,民事訴訟法第104條第1 項第2款定有明文。前開規定,於其他依法令供訴訟上之擔 保者準用之,並為同法第106條所明定。 二、本件聲請意旨略以:聲請人與相對人等間聲請假扣押事件, 聲請人前遵鈞院113年度司裁全字第1036號民事裁定,為擔 保假扣押,曾提存新臺幣(下同)100萬元,並以鈞院113年 度存字第1522號提存事件提存在案;茲受擔保利益人即相對 人等出具同意書、印鑑證明及公司變更登記表予聲請人,同 意聲請人領回本件提存物,爰聲請返還本件提存物等語。 三、查聲請人上開聲請,業據提出假扣押裁定、提存書、同意書   、印鑑證明及公司變更登記表等件為證,並經本院依職權調 閱相關卷宗,核無不合,應予准許。 四、如不服本裁定,應於裁定送達後10日內,以書狀向本院司法 事務官提出異議,並繳納異議費1,000元。 中  華  民  國  114  年  1   月  24  日          民事第四庭  司法事務官 林政宏

2025-01-24

TPDV-113-司聲-1628-20250124-1

台抗
最高法院

違反洗錢防制法等罪定應執行刑

最高法院刑事裁定 114年度台抗字第66號 再 抗告 人 施凱文 上列再抗告人因違反洗錢防制法等罪定應執行刑案件,不服臺灣 高等法院中華民國113年10月9日駁回其抗告之裁定(113年度抗 字第1995號),提起再抗告,本院裁定如下: 主 文 再抗告駁回。 理 由 一、按不得上訴於第三審法院之案件,其第二審法院所為裁定, 不得抗告,刑事訴訟法第405條定有明文,對於同法第477條 更定執行刑之裁定抗告者,如有前述不得抗告之情形,其於 抗告法院之裁定,亦不得提起再抗告,此觀同法第415條第2 項之規定自明。又適用簡易程序之案件,不論所犯是否為得 上訴於第三審法院之案件,均不得向高等法院(或其分院) 提起上訴或抗告,自無從向最高法院提起上訴或再抗告。 二、本件原裁定以第一審法院即臺灣基隆地方法院就再抗告人施 凱文所犯如第一審裁定附表(下稱附表)編號1、2所示各罪 定其應執行刑,為無不合,因而維持第一審裁定,駁回再抗 告人在第二審之抗告。再抗告人不服原審駁回其抗告之裁定 ,提起再抗告。惟查,附表編號1、2所示過失傷害、違反洗 錢防制法之罪案件,均為刑事簡易判決,不得上訴第三審。 依首揭說明,本件既經第二審裁定,即不得再抗告於本院。 再抗告人提起本件再抗告,於法不合,應予駁回。至原裁定 末教示欄,有關不服原裁定得提出再抗告之記載,係屬有誤 ,再抗告人並不因而得以再抗告,併此指明。 據上論結,應依刑事訴訟法第411條前段,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  1   月  22  日 刑事第三庭審判長法 官 林立華 法 官 莊松泉 法 官 李麗珠                 法 官 陳如玲 法 官 王敏慧  本件正本證明與原本無異 書記官 游巧筠 中  華  民  國  114  年  2   月  6   日

2025-01-22

TPSM-114-台抗-66-20250122-1

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