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小上
臺灣基隆地方法院

返還押租金

臺灣基隆地方法院民事判決 114年度小上字第5號 上 訴 人 陳德碩(即陳秀林之繼承人) 訴訟代理人 石樺蓁 被 上訴人 張凱鈞 訴訟代理人 賴其均律師 上列當事人間返還押租金事件,上訴人對於民國113年11月26日 本院基隆簡易庭113年度基小字第1220號第一審判決提起上訴, 本院第二審合議庭判決如下:   主 文 上訴駁回。 第二審訴訟費用新臺幣壹仟伍佰元由上訴人負擔。   理 由 一、上訴意旨略以:原判決未詳閱兩造於本件住宅租賃契約書( 下稱系爭租賃契約)第13條勾選「不得」提前終止租約,竟 被誤導而認定本件係依第16條出租人提前终止租約,嚴重與 事實不符,對上訴人不公正;且被上訴人以虛擬人物憑空捏 造、嫁禍恐嚇敲詐上訴人於原審之訴訟代理人石樺蓁(下稱 石樺蓁),又以精算裝潢期免支付房租等各種不當得利方式 ,致上訴人財物損失,未盡承租人義務責任,竟推諉責任給 上訴人及石樺蓁;雙方已於民國113年4月16日終止系爭租賃 契約,並作廢雙方簽立之系爭租賃契約,原判決未辨事實, 未還原歷史真相,不當判決雖小額,祈請還上訴人公道,就 原判決之全部提起上訴等語。 二、按對於小額程序之第一審裁判上訴,非以其違背法令為理由 ,不得為之;小額程序之第二審判決,依上訴意旨足認上訴 為無理由者,得不經言詞辯論為之,民事訴訟法第436條之2 4第2項、第436條之29第2款分別定有明文。又所謂違背法令 ,依民事訴訟法第436條之32準用同法第468條、第469條第1 款至第5款規定,係指判決不適用法規或適用不當者,以及㈠ 判決法院之組織不合法、㈡依法律或裁判應迴避之法官參與 裁判、㈢法院於權限之有無辨別不當或違背專屬管轄之規定 、㈣當事人於訴訟未經合法代理、㈤違背言詞辯論公開之規定 而言,並不包含認定事實錯誤、取捨證據不當,或就當事人 提出之事實或證據未予調查或斟酌之判決不備理由等情形。 三、經查,原判決依據兩造陳述、台灣自來水過戶證明、台灣電 力公司收到登記單回條、過戶申請案件進度查詢資料等證據 ,認定兩造間之系爭租賃契約業已終止,且被上訴人已完成 點交、返還系爭房屋等事實,復認定上訴人於原審所辯「原 告(即被上訴人)違反系爭租賃契約第3、11條之租金約定 及支付條款與承租人之義務及責任,不適用系爭租賃契約第 4條返還押租金之約定」等部分,因未提出證據而均不足採 ,遂判命上訴人於繼承遺產範圍內負擔半數之押租金返還義 務。從而,上訴意旨所指謫兩造不得提前終止租約、被上訴 人未盡承租人義務責任等語,均屬原審取捨證據、認定事實 之職權行使範圍,原審亦已於判決中論明其認事用法及形成 心證之理由,揆諸首揭法條規定及說明,難謂有何判決違背 法令之情事,應認上訴人提起上訴顯無理由,爰依民事訴訟 法第436條之29第2款規定,不經言詞辯論,逕以判決駁回之 。 四、小額事件第一審法院為訴訟費用之裁判時,應確定其費用額 ,此項規定並為小額事件之上訴程序所準用,民事訴訟法第 436條之19第1項、第436條之32第1項分別定有明文,爰確定 本件訴訟費用額如主文第2項所示。 五、依民事訴訟法第436條之29第2款、第436條之32第1項、第2 項、第436條之19第1項、第449條第1項、第78條,判決如主 文。 中  華  民  國  114  年  3   月  17  日          民事第二庭 審判長法  官 陳湘琳                   法  官 王慧惠                   法  官 姜晴文 以上正本係照原本作成。 本件裁定不得抗告。 中  華  民  國  114  年  3   月  17  日                   書 記 官 林煜庭

2025-03-17

KLDV-114-小上-5-20250317-1

臺灣臺北地方法院

返還借名登記物

臺灣臺北地方法院民事裁定 114年度補字第471號 原 告 賴蔡鴛鴦 訴訟代理人 顏世翠律師 焦郁穎律師 被 告 羅苡婷 賴其均 賴威瑞 上列當事人間請求返還借名登記物事件,本院裁定如下:   主 文 原告應於本裁定送達後5日內,補繳第一審裁判費新臺幣479,124 元,逾期不補正,即駁回其訴。   理 由 一、按提起民事訴訟,應依民事訴訟法規定繳納裁判費,此為必 須具備之程式。次按以一訴主張數項標的者,其價額合併計 算之。但所主張之數項標的互相競合或應為選擇者,其訴訟 標的價額,應依其中價額最高者定之。民事訴訟法第77條之 2第1項定有明文。準此,預備之訴係以先位之訴無理由時, 請求法院就備位之訴為判決所合併提起之訴訟,自屬以一訴 主張數項標的而應為選擇之情形,與主張數項獨立之標的者 不同,依上開規定,其訴訟標的價額即應以其中價額最高者 定之(最高法院103年度台抗字第223號裁定要旨參照)。又 原告之訴有起訴不合程式或不備其他要件者,法院應以裁定 駁回之,但其情形可以補正者,審判長應定期間先命補正, 此觀同法第249條第1項第6款規定即明。   二、本件原告起訴先位依民法第1148條等規定,請求被告應將起訴狀附表所示之土地、建物(下合稱系爭房地)所有權返還登記予原告,倘被告無法返還登記,則備位依民法第226條等規定,請求被告償還其價額,並先位聲明:被告應將系爭房地所有權移轉登記予原告;備位聲明:被告應於繼承被繼承人賴敏雄遺產範圍內,連帶給付原告新臺幣(下同)48,797,300元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止之遲延利息,可見原告之先位、備位聲明請求之經濟目的同一,依前揭規定及說明,本件訴訟標的價額應依其中價額最高者定之。原告主張先位聲明之系爭房地包含1、2樓建物(含陽台)、地下層附屬建物及其等坐落基地(含公共保留設施地),而1樓房地價格通常為2樓以上房地交易價格之1.2倍,地下室附屬建物則為2樓以上房地交易價格之1/3等情,尚屬可採。本院審酌系爭房地包含1、2樓建物(含陽台)各87.75平方公尺、地下層附屬建物97.47平方公尺及上開建物坐落基地(含公共保留設施地),此有系爭房地之土地及建物謄本可考,而與系爭房地地段相近之3樓房地不動產實價登錄交易價格為每平方公尺226,000元,此有不動產實價登錄交易資料可稽,是原告先位聲明之價額為50,972,040元(87.75×226,000×1.2+87.75×226,000+97.47×226,000×1/3=50,972,040元)。原告備位聲明為請求被告給付48,797,300元,則依前所述,本件訴訟標的價額應以較高之先位聲明價額50,972,040元為據(倘日後於本件訴訟程序就系爭房地價額再為鑑定,仍得補繳差額或聲請退還溢繳費用),應徵第一審裁判費479,124元。爰命原告於收受本裁定送達後5日內向本院如數補繳,逾期不繳,即駁回其訴。 三、爰裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  13  日          民事第五庭 審判長法 官 匡 偉                   法 官 林修平                   法 官 張庭嘉 以上正本係照原本作成。 如不服本裁定關於核定訴訟標的價額部分,應於送達後10日內向 本院提出抗告狀,並繳納抗告費新臺幣1,500元。 中  華  民  國  114  年  3   月  13  日                   書記官 蔡庭復

2025-03-13

TPDV-114-補-471-20250313-1

基小
臺灣基隆地方法院

返還押租金

臺灣基隆地方法院基隆簡易庭小額民事判決 114年度基小字第287號 原 告 張凱鈞 訴訟代理人 賴其均律師 被 告 欣奕成興業股份有限公司 法定代理人 石樺蓁 上列當事人間請求返還押租金事件,經臺灣臺北地方法院裁定移 送而來(113年度北小字第1488號),本院於民國114年2月10日 言詞辯論終結,判決如下:   主 文 原告之訴駁回。 訴訟費用新臺幣1,000元,由原告負擔百分之50。   事實及理由 一、原告主張:訴外人陳秀林(已歿)及被告共有門牌號碼基隆 市○○路000號房屋(下稱系爭房屋),應有部分各2分之1, 由被告法定代理人石樺蓁代理陳秀林,於民國112年12月10 日共同出租系爭房屋予原告,約定租期自112年12月10日起 至115年12月10日、押租金為新臺幣(下同)66,000元,並 簽訂系爭房屋之租賃契約(下稱系爭租約),然兩造對於系 爭房屋之出租事宜意見不一,兩造於112年12月25日合意終 止系爭租約,此有LINE對話紀錄可證,故系爭租約於該日已 合意終止。其後,原告並於113年1月15日將以原告名義申請 之水、電過戶予被告,並交還系爭房屋之鑰匙,被告已另行 出租系爭房屋,是亦可認系爭租約至遲於113年1月15日已合 意終止。又系爭租約係由陳秀林、被告共同出租,被告應和 陳秀林平均分擔押租金之返還責任,然被告遲未返還押租金 之半數即33,000元,爰依系爭租約之法律關係,被告簽收, 原告已完成系爭房屋之點交等語,並聲明:⒈被告應給付原 告33,000元,及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按週 年利率百分之5計算之利息。⒉原告願供擔保,請准予宣告假 執行。 二、被告則以:  ㈠原告要求被告不得任意終止系爭租約,提前終止系爭租約必 須負擔罰金,故原告提出112年12月25日line對話截圖是話 講到一半,兩造於該日並無合意終止系爭租約。被告又發現 信箱遭到破壞,無法收到信件,且從未收到原告終止系爭租 約之意思表示。  ㈡原告僅交付系爭房屋之鐵捲門遙控器及其中之鐵門鑰匙1支給 泥做及水電人員,是原告要施做泥做及水電。原告尚未返還 其他鐵門及信箱鑰匙,被告並未親自收到原告所返還之鑰匙 ,且原告亦無點交系爭房屋予被告等語,並聲明:原告之訴 駁回。 三、本院之判斷:  ㈠原告主張訴外人陳秀林及被告於112年12月10日共同出租系爭 房屋予原告,約定租期為自約定租期為自112年12月10日起 至115年12月10日、押租金為66,000元等情,為被告所不爭 執,並有系爭租約影本在卷可查(見北小卷第17至23頁), 堪信屬實。  ㈡觀之被告法定代理人於112年12月25日下午1時48分,以通訊 軟體Line對原告表示:「不想租本店面 退定金」,原告雖 於同日下午1時48分回覆:「好的沒問題」,然被告法代隨 即於下午1時51分Line原告:「按張老闆手機通訊要求沒有 租賃本店面意願。」原告繼於下午1時51分回覆:「我沒有 要租?是你突然說不租吧?」被告法代於下午1時52分回覆 :「你要求不租 非本公司不租」,原告於下午1時53分回覆 :「我何時要求不租」、「我說我要解決問題」、「並非在 那講一堆沒有辦法解決的問題吧?」,被告法代於下午1時5 4分回覆:「下午1:46分通話張董提及」,原告於下午1時5 4分回覆:「你們這邊竟然都這樣說了反正有對話在 沒關係 」,此有原告提出之LINE對話紀錄截圖在卷可稽(見北小卷 第29頁)。由上可知,被告提出欲終止系爭租約之意思表示 後,雖經原告以LINE表示沒問題,然被告隨即確認原告之真 意是否要終止系爭租約,並告以被告沒有不出租之意,原告 即回應「我沒有要租?」「我何時要求不租」,並表示其是 要解決問題等語,可見依兩造前後對話觀之,兩造仍在確認 對方真意為何?亦即原告「是否確定不要承租」、被告「是 否確定不要出租」至為明確。是以,自不能僅憑被告曾表示 「不想租本店面 退定金」,原告回覆「好的沒問題」之片 段,斷章取意逕認兩造已合意終止系爭租約。從而,原告主 張兩造已於112年12月25日下午1時48分合意終止系爭租約, 無足可採。  ㈢按當事人主張有利於己之事實,就其事實有舉證責任,民事 訴訟法第277條定有明文。原告主張其業於113年1月15日將 以原告名義申請之水、電過戶予被告,並交還系爭房屋之鑰 匙,被告已另行出租系爭房屋,以上事實可認系爭租約至遲 於113年1月15日已合意終止乙情,為被告所否認。查原告提 出系爭房屋113年3月水費通知單,僅證明用戶人即被告於11 3年1月9日至同年1月25日之水費應繳108元,並已於113年3 月15日繳納之事實;原告提出台電公司於113年1月15日受理 系爭房屋之收到登記單回條,僅證明申請戶名為被告、申請 項目為過戶;原告提出自來水公司出具系爭房屋之變更用水 人名義(過戶)證明,僅證明申請姓名為被告、變更用水人 名義(過戶)日期為113年1月15日,均無足證明兩造已「合 意終止系爭租約」,故原告將以「自己名義」申請之水電過 戶予被告之事實。況系爭房屋尚有被告應負責復水復電、水 電清運整理工程、後門不鏽鋼門窗修繕、鐵捲門、與鄰居協 商抽化糞池等工程,此觀兩造line對話紀錄自明(見北小卷 第25、27頁),是以被告辯稱原告交付鑰匙是為了原告要施 做泥做及水電乙情,即有可能,原告復未舉證證明其有交付 鑰匙、遙控器予被告之事實暨交付鑰匙、遙控器的目的是基 於合意終止租約而進行點交,原告空言依其舉止可認系爭租 約已合意終止云云,不足為採。又原告提出系爭房屋照片1 張,主張兩造於合意終止租約後,被告另行對外出租云云, 然觀系爭照片並無拍照日期,其上鐵捲門貼有「售」紅字條 ,亦無從證明兩造合意終止租約後,被告另行對外出租之事 實。 四、綜上所述,原告所提證據無從證明兩造已合意終止租約,是 原告以此為據,請求被告被告給付押金33,000元及自起訴狀 繕本送達翌日起至清償日止,按週年利率百分之5計算之利 息,為無理由,不應准許。 五、本件第一審裁判費為1,000元,業據原告於臺灣臺北地方法 院起訴時繳納。而原告係對陳德碩及被告起訴,請求陳德碩 、被告應各給付原告33,000元,故依此核算,訴訟金額未逾 10萬元,應繳納裁判費1,000元,然臺灣臺北地方法院於113 年4月23日先將陳德碩被訴部分,裁定移送本院審理,其後 於同年9月3日將被告被訴部分,再裁定移送本院審理,是以 本件即無裁判費未繳之問題。又本件為原告敗訴判決,故   應由敗訴之原告依原起訴請求比例負擔訴訟費用,爰諭知如 主文第2項所示。 六、本件事證已臻明確,兩造其餘之攻擊防禦方法及所提證據, 於判決結果不生影響,爰不一一論列。被告雖聲請調查原告 有無以系爭房屋申請公司,證明原告要求被告配合創業之目 的為何,與本件無涉,核無調查必要,附此敘明。   中  華  民  國  114   年  2  月  24  日          基隆簡易庭法 官 黃梅淑  以上正本係照原本作成。 對於本件判決如有不服,應於收受送達後20日內向本院提出上訴 書狀,上訴於本院合議庭,並按他造當事人之人數附具繕本。 當事人之上訴,非以判決違背法令為理由不得為之,上訴狀應記 載上訴理由,表明下列各款事項: ㈠原判決所違背之法令及其具體內容。 ㈡依訴訟資料可認為原判決有違背法令之具體事實。 如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。 中  華  民  國  114  年  2  月  24   日               書記官 謝佩芸

2025-02-24

KLDV-114-基小-287-20250224-1

上訴
臺灣高等法院

毒品危害防制條例等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第6907號 上 訴 人 即 被 告 袁君榮 指定辯護人 賴其均律師(義務辯護) 上列上訴人即被告因違反毒品危害防制條例等案件,不服臺灣桃 園地方法院112年度重訴字第55號,中華民國113年10月31日第一 審判決(起訴案號:臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第19104號 、第37474號),提起上訴,本院判決如下:   主 文 原判決關於科刑部分撤銷。 上開撤銷部分,袁君榮處有期徒刑壹年拾月。   事實及理由 一、審理範圍:刑事訴訟法第348條第3項規定:「上訴得明示僅 就判決之刑、沒收或保安處分一部為之」。經查,本件被告 袁君榮(下稱被告)僅對原審判決關於量刑部分提起上訴( 本院卷第78、84至85、122、123頁);依上開規定,本院就 被告以經原審認定之犯罪事實、論罪及沒收之諭知為基礎, 僅就原審判決之量刑部分是否合法、妥適予以審理。 二、被告上訴意旨略以:被告本案所犯運輸第一級毒品未遂罪, 經適用刑法第25條第2項、第62條、毒品危害防制條例第17 條第2項、第1項規定遞減其刑後,最低刑度應為有期徒刑1 年3月,原審認最低刑度為有期徒刑2年4月15日,即有違誤 ;再本案被告所涉第一級毒品價值不斐,然被告捨隱匿不報 、置個人生死自由於防制毒品之後,自首並提供之情資為本 案警方查獲之關鍵,且被告本案係因曾於另案由呂坤明為被 告交保,囿於無法短期內償還交保金,方參與本案犯行,究 無貪圖呂坤明報酬之犯罪動機;又被告於案發至今已近2年 仍於社會中正常工作,並有正常家庭生活,另有年邁且患病 之父母需要照顧,其對社會規範認知並無重大偏離、生活狀 況與常人無異,本案被告自首並坦承犯行,所生危險較低, 請審酌上情再依刑法第59條酌減其刑並從輕量刑等語。 三、刑之減輕事由: (一)刑法第25條第2項規定適用之說明: 1、按共同正犯之行為人已形成一個犯罪共同體,彼此相互利用 ,並以其行為互為補充,以完成共同之犯罪目的。故其所實 行之行為,非僅就自己實行之行為負其責任,並在犯意聯絡 之範圍內,對於他共同正犯所實行之行為,亦應共同負責。 此即所謂「一部行為全部責任」之法理。又行為人參與共同 之謀議後擬脫離犯罪者,如於著手前對其他共同正犯已提供 物理上之助力,或強化心裡上之犯意,則須在客觀上明確解 除前述對其他共同正犯之影響力,而切斷與其他共同正犯嗣 後遂行犯罪結果之相當因果關係者,始得對該犯罪之結果免 責,而不論以該罪之共同正犯(最高法院100年度台上字第5 925號判決意旨參照)。 2、被告本案雖已著手提供其個人資料予另案被告呂坤明作為收 貨人使用,而已著手於運輸毒品之犯罪,又本案毒品包裹係 於112年4月4日自寮國起運(原審卷第129頁)而告既遂,然 被告僅參與參與運輸毒品之前階段行為,且被告於本案毒品 包裹於112年4月4日自寮國起運既遂前之112年3月22日即自 行前往桃園市政府警察局刑事警察大隊供稱:綽號「阿明」 之男子有跟我說一個高風險、高報酬的工作,看我們這群朋 友內有沒有人有興趣做;「阿明」有說工作內容是領包裹, 且包裹是違法的物品,有說不是冰毒就是海洛因等語(臺灣 桃園地方法院112年度重訴字第55號卷,下稱原審卷,第83 至84頁);復於同年4月6日再次前往桃園市政府警察局刑事 警察大隊供稱:「阿明」就是呂坤明等語(原審卷第90頁) ,並於該次警詢詳細供述運輸毒品細節(原審卷第89至90頁 ),則被告於本案運輸毒品既遂前之113年3月22日被告業已 向員警為舉發並協助員警查獲本案毒品包裹,顯然已切斷彼 此間共謀關係所生之影響力,而脫離本案犯罪,止於未遂; 經審酌被告本案犯罪手段、犯罪結果及與法定刑間之相當性 與衡平性,爰依刑法第25條第2項之規定減輕其刑。 (二)刑法第62條前段規定適用之說明:   按對於未發覺之罪自首而受裁判者,得減輕其刑,刑法第62 條前段定有明文。所謂「發覺」,乃指負責犯罪偵查之公務 員或機關(下合稱偵查機關)知悉或有相當之依據合理懷疑 犯罪行為人及犯罪事實而言。是自首之成立,須以行為人在 偵查機關發覺其犯罪事實前,主動向偵查機關申告,並接受 裁判為要件(最高法院113年度台上字第3442號判決參照備 )。查員警查獲被告本案運輸第一級毒品未遂犯行之過程, 業據桃園市政府警察局刑事警察大隊函覆略以:被告於112 年3月12日赴本大隊製作筆錄內容提及一綽號「阿明」之男 子涉運輸毒品,復於112年4月6日再赴本大隊聲稱渠提供個 資予運毒集團,同時指認犯嫌呂坤明為本次運毒主嫌,警方 隨即施予密報登錄,並於112年4月8日成功攔截以被告名義 之包裹,為免打草驚蛇,經查扣内容物後隨即將包裹依正常 流程派發,俟於112年4月10日,犯嫌欲透過中華郵政管道運 毒,警方先喬裝郵務人員並撥打收貨電話,經查明第一層收 貨手為王培勳,且王嫌隨即更改收貨地址及電話,更要求由 社區警衛代為簽收便離去,經警方沿途跟監併調閱監視器成 功個化涉案犯嫌,乃於當晚向臺灣桃園地方檢察署指揮檢察 官報請核發拘票,逮捕呂坤明等5人等語,有桃園市政府警 察局刑事警察大隊偵查第一隊職務報告在卷可憑(原審卷第 61頁)。由上可知,本案員警並無具體事證掌握被告涉犯本 案運輸毒品任何情資前,被告即主動向員警供承本案犯行, 則被告在偵查犯罪職權之公務員發覺其本案運輸毒品犯罪前 ,自行向警方供明本案犯行,且配合員警攔截本案毒品包裹 ,並接受裁判,堪認被告本案運輸第一級毒品未遂犯行係對 於未發覺之罪自首而受裁判,爰依刑法第62條前段規定減輕 其刑,並依法遞減之。 (三)毒品危害防制條例第17條第2項適用之說明:   按犯第4條至第8條之罪於偵查及歷次審判中均自白者,減輕 其刑,毒品危害防制條例第17條第2項定有明文。被告於偵 查、原審及本院審理中,就其所為運輸第一級毒品未遂犯行 均坦承不諱(臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第37474號偵 查卷,下稱偵37474卷,第226至228頁;臺灣桃園地方檢察 署112年度偵字第19104號偵查卷,下稱偵19104卷,卷一第3 02至304頁;原審卷第46、83至85、89至90、93、246、334 至335頁;本院卷第131頁),應依毒品危害防制條例第17條 第2項之規定,減輕其刑,並依法遞減之。 (四)毒品危害防制條例第17條第1項規定之說明: 1、按毒品危害防制條例第17條第1項規定,供出毒品來源,因 而查獲其他正犯或共犯者,減輕或免除其刑。旨在鼓勵毒品 下游者具體供出其上游供應人(即供應鏈),俾進一步擴大 查緝績效,揪出其他正犯或共犯,以瓦解整體上下游毒品供 應鏈,確實達防制毒品泛濫或更為擴散之目的。所謂供出毒 品來源,係指犯罪行為人供出毒品來源之人,或與其具有共 同正犯、共犯(教唆犯、幫助犯)關係之毒品由來之人,使 調查或偵查犯罪之公務員得據以對之實質發動調查或偵查程 序,並因此而確實查獲其人、其犯行者,即足該當。又緣於 多人分層參與運輸毒品之類型,具有多人分工合作,彼此互 補,分階段協力以共同完成運輸毒品之特性,亦即,整體運 輸毒品之過程具有上下游分層負責之不同角色供應鏈關係, 缺一不可,其中一個供應鏈如能供出其他供應鏈因而查獲, 即可能有效瓦解整體運輸毒品上下游脈胳關係,共同參與此 類型犯罪之多層次結構鏈,與共同參與單純買賣毒品之情形 並不相同。是所謂「供出毒品由來之人」,自包括供出共同 運輸毒品過程中,參與分工合作,各自遂行所分擔部分行為 之共同正犯或共犯,並不侷限於必須供出毒品供應源頭之人 ,始能落實鼓勵被查獲者供出參與毒品運輸過程中之供應鏈 角色,而能有效斷絕毒品供給之立法本旨(最高法院112年 度台上字第1102號判決參照)。 2、依被告先後於112年3月12日、同年4月6日至桃園市政府警察 局刑事警察大隊供陳:綽號「阿明」之共犯呂坤明招攬其從 事運毒工作,並以被告之名字、地址、電話為運輸毒品登記 報關之資料等語(原審卷第83至85、89至90頁),則被告業 已明確指稱其運輸本案毒品包裹之共犯確為呂坤明,嗣員警 依被告之供述因而循線查獲共犯呂坤明,呂坤明並自陳:一 開始是被告缺錢叫我幫看我這邊有沒有什麼工作,可以快速 賺到一大筆錢,我才想到陳○寧有跟我說過,有收從國外來 的毒品包裹的工作,被告說他想拼,我說好那我幫他問陳○ 寧,陳○寧叫我跟被告收身份證件、辦報關的EZWAY,我辦好 之後就把帳號跟密碼傳給陳○寧,過1、2天之後被告就說他 不要做這件事了,叫我跟陳○寧講,陳○寧就叫我把被告的門 號卡拿起來,因為陳○寧當時填資料寄來臺灣,收件人的號 碼就是填寫被告所使用的門號等語(偵37474卷第490至491 頁),核與被告前開所指相符一致,呂坤明並坦承確有引薦 被告參與本案運輸毒品犯行之情事,復據桃園市政府警察局 刑事警察大隊前揭函覆略以:被告於112年3月12日赴本大隊 製作筆錄內容提及一綽號「阿明」之男子涉運輸毒品,復於 112年4月6日再赴本大隊聲稱渠提供個資予運毒集團,同時 指認犯嫌呂坤明為本次運毒主嫌,警方隨即施予密報登錄, 並於112年4月8日成功攔截以被告名義之包裹,俟於112年4 月10日,逮捕呂坤明等5人等語,有桃園市政府警察局刑事 警察大隊偵查第一隊職務報告在卷可憑(原審卷第61頁), 嗣呂坤明所涉本案犯行並經臺灣桃園地方檢察署檢察官以11 2年度偵字第19104、37474號起訴書起訴在案(偵37474卷第 499至507頁),則被告所供出之內容使職司刑事偵查之檢察 官啟動偵查(調查)進而查獲共犯呂坤明,符合毒品危害防 制條例第17條第1項之規定,應予減輕其刑。復考量因被告 本案運輸第一級毒品海洛因數量甚鉅,倘流入市面散布,將 危害社會治安及國民健康,且助長國內施用毒品歪風,爰不 予免除其刑;惟依刑法第66條但書規定,減輕其刑同時有免 除其刑之規定者,其減輕得減至3分之2,並依刑法第71條第 2項規定,遞減輕之,亦予敘明。 (五)被告無刑法第59條適用之說明: 1、刑法第59條之酌量減輕其刑,必須犯罪另有特殊之原因與環 境,在客觀上足以引起一般同情,認為即使予以宣告法定最 低度刑,猶嫌過重者,始有其適用。此所謂法定最低度刑, 固包括法定最低本刑;惟遇有其他法定減輕之事由者,則應 係指適用其他法定減輕事由減輕後之最低度刑而言。倘被告 別有其他法定減輕事由者,應先適用法定減輕事由減輕其刑 後,猶認其犯罪之情狀顯可憫恕,即使科以該減輕後之最低 度刑,仍嫌過重者,始得適用刑法第59條規定酌量減輕其刑 。又法院適用相關規定減輕其刑後,如所量處之有期徒刑尚 在依該相關規定減輕其刑後之最低度刑以上,即無所謂「認 科以最低度刑仍嫌過重」之情形,自無引用刑法第59條之餘 地,否則即有判決適用法則不當之違法(最高法院112年度 台上字第1838號判決參照)。 2、被告上訴雖請求依刑法第59條規定酌減其刑云云;然查毒品 犯罪為萬國公罪,且被告自陳:呂坤明有說工作內容是領違 法的包裹,並有說不是冰毒就是海洛因等語(原審卷第84頁 ),足見被告對其行為之違法性及對社會之危害性應有認識 ,仍執意參與本案運輸毒品之前階段行為;此外,被告及共 犯等人共同運輸第一級毒品海洛因淨重共計41,856.29公克( 計算式詳述如後),而被告本案運輸之第一級毒品海洛因數 量淨重高達7,102.36公克(純質淨重6,075.36公克,偵3747 4卷第382頁),數量甚鉅,若流入市面,勢將嚴重戕害國民 身心健康,並間接誘發其他犯罪,連帶敗壞社會治安,客觀 上難認有足以引起一般人同情之特殊原因或環境,且被告此 部分犯行已依刑法第25條第2項、第62條前段、毒品危害防 制條例第17條第2項、第1項規定遞減輕其刑,最低法定刑相 較原本之法定刑已最輕法定刑度已大幅減輕,綜合觀察被告 之客觀犯行與主觀惡性加以考量,難認有何特殊之原因與環 境足以引起一般同情,而無情輕法重、顯可憫恕之處,自無 適用刑法第59條規定酌減其刑之餘地。 (六)被告不適用憲法法庭112年度憲判字第13號減輕之理由:   查憲法法庭112年度憲判字第13號係以「販賣第一級毒品」 者為前提,且就情節「『極為輕微』,縱適用刑法第59條酌減 其刑,仍嫌『情輕法重』者」而言,查本案被告所犯為運輸第 一級毒品,且被告參與之運輸第一級毒品未遂犯行,海洛因 數量甚鉅,犯罪情節並非輕微,況被告已經適用刑法第25條 第2項、第62條前段、毒品危害防治條例第17條第2項、第1 項規定遞減輕其刑,已足量處適當刑度,而無情輕法重或罪 責不相當之情形而再援引上開憲法法庭判決意旨為減刑依據 ,附此敘明。 四、撤銷原判決之理由:   (一)原審審理後,依所認定之被告所示犯罪事實及罪名而為量刑 ,固非無見。惟查:運輸第一級毒品罪之法定本刑為「處死 刑或無期徒刑;處無期徒刑者,得併科新臺幣三千萬元以下 罰金」。刑法第71條第2項規定:「有2種以上之減輕者,先 依較少之數減輕之。」同法第66條規定:「有期徒刑減輕者 ,減輕其刑至2分之1。但同時有免除其刑之規定者,其減輕 得減至3分之2。」毒品危害防制條例第17條第1項規定之法 律效果,為減輕或免除其刑,依上開說明,其減輕得減輕至 3分之2。本案被告符合刑法第25條第2項、第62條前段、毒 品危害防治條例第17條第2項、第1項規定遞減輕其刑後,其 處斷刑之法定最低刑度為有期徒刑1年3月,原審以被告適用 上開規定遞減輕後之處斷刑法定最低刑度為有期徒刑2年4月 15日自有誤會,以此為基礎所為之量刑,亦有未當。被告上 訴指摘原審上開遞減輕後之處斷刑法定最低刑度計算錯誤, 請求從輕量刑,為有理由,至被告上訴請求依刑法第59條規 定,惟被告何以不符刑法第59條規定,業經本院說明如前, 被告此部分上訴即無理由,然原審就此既有上開可議,自應 由本院將此部分之宣告刑予以撤銷改判。 (二)爰以行為人之責任為基礎,審酌被告正值盛壯,知悉毒品戕 害身心,竟為牟求私利,無視國際上各國均杜絕毒品犯罪之 禁令,鋌而走險共同運輸本案第一級毒品海洛因,被告及共 犯等人本案運輸第一級毒品海洛因,數量甚鉅,倘流入市面 ,必將助長毒品泛濫及嚴重危及國人健康,惡性非輕,應予 非難,惟念及被告犯後尚知主動切斷與其他共同正犯共謀關 係所生之影響力,而脫離本案犯罪,並配合員警查獲本案毒 品包裹及共犯呂坤明及其犯行之犯後態度,再參以本案運輸 第一級毒品海洛因毒品已處於偵查機關監控之下於入境後即 遭查獲,幸未擴散,且被告於本案係擔任毒品包裹之收貨人 ,於本案居於運輸毒品犯罪鏈中最末端之角色,而非處於上 游主導地位,及被告犯罪之動機、目的、手段、犯罪參與程 度、分工等,暨被告自陳國小畢業之智識程度,案發當時從 事保全工作、月收入約新臺幣(下同)4萬元,現從事物流 、月收入約4萬元,家裡有父親、未婚、家裡經濟由我負擔 之家庭經濟生活狀況等一切情狀(本院卷第133頁),量處 如主文第2項所示之刑。 據上論斷,應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段(依刑事裁判精簡原則,僅記載程序法條),判決 如主文。 本案經檢察官范汶茵提起公訴,檢察官吳協展到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  2   月  19  日          刑事第二十五庭審判長法 官 邱滋杉                    法 官 邱瓊瑩                    法 官 劉兆菊 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 謝崴瀚 中  華  民  國  114  年  2   月  19  日 附錄:本案論罪科刑法條全文 毒品危害防制條例第4條 製造、運輸、販賣第一級毒品者,處死刑或無期徒刑;處無期徒 刑者,得併科新臺幣3,000萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第二級毒品者,處無期徒刑或10年以上有期徒 刑,得併科新臺幣1,500萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第三級毒品者,處7年以上有期徒刑,得併科 新臺幣1,000萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第四級毒品者,處5年以上12年以下有期徒刑 ,得併科新臺幣500萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣專供製造或施用毒品之器具者,處1年以上7年 以下有期徒刑,得併科新臺幣150萬元以下罰金。 前五項之未遂犯罰之。 懲治走私條例第2條 私運管制物品進口、出口者,處7年以下有期徒刑,得併科新臺 幣3百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 第1項之管制物品,由行政院依下列各款規定公告其管制品項及 管制方式: 一、為防止犯罪必要,禁止易供或常供犯罪使用之特定器物進口 、出口。 二、為維護金融秩序或交易安全必要,禁止偽造、變造之各種貨 幣及有價證券進口、出口。 三、為維護國民健康必要,禁止、限制特定物品或來自特定地區 之物品進口。 四、為維護國內農業產業發展必要,禁止、限制來自特定地區或 一定數額以上之動植物及其產製品進口。 五、為遵守條約協定、履行國際義務必要,禁止、限制一定物品 之進口、出口。

2025-02-19

TPHM-113-上訴-6907-20250219-1

家繼訴
臺灣嘉義地方法院

分割遺產等

臺灣嘉義地方法院民事判決 113年度家繼訴字第49號 原 告 葉○○ 0000000000000000○ 訴訟代理人 賴其均律師 被 告 陳○○ 陳○○ 陳○○ 陳○○ 上列當事人間請求分割遺產等事件,本院於民國114年1月23日言 詞辯論終結,判決如下:   主   文 一、被繼承人陳延惠所遺如附表一所示之財產,應按如附表一「 分割方法」欄所示方法分割。 二、訴訟費用由兩造依如附表三所示之應繼分比例負擔。   事實及理由 壹、程序方面:本件被告陳○○、陳○○、陳○○經合法通知,均未於 最後言詞辯論期日到場,核無民事訴訟法第386條所列各款 情形,依家事事件法第51條準用民事訴訟法之規定,爰依原 告之聲請,由其一造辯論而為判決。 貳、實體方面:   一、原告起訴主張略以: (一)原告葉○○為被繼承人陳延惠之配偶,被告陳○○、陳○○   、陳○○、陳○○(下合稱被告4人)均為被繼承人之子女,被 繼承人於民國113年2月16日死亡,遺有如附表一所示財產, 兩造均為被繼承人之繼承人,應繼分如附表三所示。原告與 被繼承人婚後未約定夫妻財產制,應以法定財產制為其夫妻 財產制,被繼承人於法定財產關係消滅時(即被繼承人死亡 時,下稱基準日)之婚後財產如附表一所示、無婚後債務, 原告婚後財產如附表二所示、無婚後債務,原告依民法第10 30條之1第1項規定請求自被繼承人如附表一所示財產先取償 新臺幣(下同)3,752,775元後,剩餘如附表一所示財產即 為被繼承人之遺產(下稱系爭遺產),系爭遺產並無不能分 割之情形,亦無不分割之約定,原告另依民法第1164條之規 定請求分割系爭遺產等語。 (二)並聲明: 1、兩造就被繼承人陳延惠所遺如附表一所示遺產,由原告取得 如附表一編號1至13,被告陳○○取得如附表一編號14,並由 原告按如附表三所示應繼分比例以現金補償被告4人。 2、訴訟費用由兩造按應繼分比例負擔。 二、被告答辯略以: (一)被告陳○○稱:對於原告主張及分割方法無意見等語。 (二)被告陳○○、陳○○、陳○○經合法通知,均未於言詞辯論期日到 場,然具狀陳稱:同意原告主張及分割方法等語。 三、本院之判斷: (一)按繼承人得隨時請求分割遺產。但法律另有規定或契約另有 訂定者,不在此限;繼承人有數人時,在分割遺產前,各繼 承人對於遺產全部為公同共有;公同共有物之分割,除法律 另有規定外,準用關於共有物分割之規定;各共有人,除法 令另有規定外,得隨時請求分割共有物,但因物之使用目的 不能分割或契約訂有不分割之期限者,不在此限,民法第11   64條、第1151條、第830條第2項、第823條第1項分別定有明 文。次按分割共有物之目的,在消滅共有關係,至於分割之 方法,則由法院依職權定之,不受當事人聲明之拘束。是遺 產之分割方法,法院有自由裁量之權,不受共有人主張之拘 束,然應斟酌當事人之聲明、各繼承人之利害關係、遺產之 性質及價格、利用價值、經濟效用、經濟原則及使用現狀、 各繼承人之意願、全體共有人之利益等相關因素,而為公平 妥適之判決。另按當事人全體就遺產分割方法達成協議者, 除有適用第45條之情形外,法院應斟酌其協議為裁判,家事 事件法第73條第1項定有明文。再按民法第1030條之1規定之 夫妻剩餘財產差額分配請求權,乃立法者就夫或妻對共同生 活所為貢獻所作之法律上評價;與繼承制度之概括繼承權利   、義務不同。夫妻剩餘財產差額分配請求權在配偶一方先於 他方死亡時,屬生存配偶得對其以外之繼承人主張之債權, 與該生存配偶對於先死亡配偶之繼承權,為各別存在的請求 權,兩者迥不相同,生存配偶並不須與其他繼承人分擔該債 務,故無使債權、債務混同之問題,生存配偶應以其餘繼承 人全體為義務人,以進行清算,於清算中扣除應歸生存配偶 之剩餘財產後,方為死亡者之應繼遺產。 (二)查原告主張其為被繼承人之配偶,被告4人為被繼承人之子 女,被繼承人於113年2月16日死亡,遺有如附表一所示財產   ,兩造均為被繼承人之繼承人,應繼分如附表三所示;又原 告於基準日之婚後積極財產如附表二所示等節,業據原告提 出除戶謄本、戶籍謄本、死亡證明書、繼承系統表、財政部 南區國稅局遺產稅免稅證明書、遺產稅不計入遺產總額證明 書、嘉義縣財政稅務局房屋稅籍證明書、土地、建物登記第 一類謄本,及原告存摺封面、郵局定期儲金存單等件為證(   見本院113年度家調字第278號卷第23至65、119至145頁)在 卷可參,此部分之事實堪以認定。 (三)次查,被繼承人與原告於基準日均無婚後消極財產,而其等 之婚後積極財產則分別如附表一、二所示,又依卷內證據尚 無原告有不務正業、浪費成習或於夫妻財產之累積或增加無 貢獻或協力等情事,是以,本院認本件夫妻剩餘財產差額應 平均分配,故原告得請求之剩餘財產差額半數為3,767,775 元【計算式:(10,438,234元-2,902,685元)÷2=3,767,775元   ,元以下4捨5入】,惟原告請求金額為3,752,775元,低於 前揭金額,依處分權主義,自應以原告請求之金額為據。 (四)又被繼承人所遺如附表一所示財產經原告取償3,752,775元 後,所餘6,685,459元(計算式:10,438,234元-3,752,775元 =6,685,459元)為本案得受分配之遺產範圍,系爭遺產並無 不能分割之情形,亦無不分割之約定,兩造既不能協議分割   ,則原告請求裁判分割系爭遺產,自於法有據。本院審酌兩 造既已就遺產分割方法達成原物分配兼金錢補償之協議(見 本院卷第61、67至68頁),又原告主張之分割方案,係依兩 造應繼分之比例計算,而兩造應繼分價值均等,並不損全體 繼承人之利益(詳如附表一備註欄所載),尚屬公允,應屬 可採。從而,原告依法提起本件訴訟,請求分配夫妻剩餘財 產及分割遺產,均為有理由,應予准許,爰判決如主文第1 項所示。 四、因共有物分割、經界或其他性質上類似之事件涉訟,由敗訴 之當事人負擔訴訟費用顯失公平者,法院得酌量情形,命勝 訴之當事人負擔其一部,民事訴訟法第80條之1定有明文。 依家事事件法第51條規定,為家事事件所準用。裁判分割遺 產之形成訴訟,法院決定遺產分割之方法時,應斟酌何種分 割方法較能增進共有物之經濟效益,並兼顧兩造之利益,以 決定適當之分割方法,不受當事人聲明之拘束,亦不因何造 起訴而有不同。另考量原告夫妻剩餘財產差額之主張雖獲全 部勝訴判決,然與遺產分割之訴難以割裂為二部分,比照上 開規定由兩造按應繼分比例負擔,對被告而言較為有利且合 理,爰諭知裁判費部分如主文第2項所示。 五、本件事證已臻明確,兩造其餘主張及舉證,經核與判決基礎 不生影響,爰不另一一論述,附此敘明。 六、據上論結,原告之訴為有理由,依家事事件法第51條,民事 訴訟法第80條之1,判決如主文。 中  華  民  國  114  年  2   月  7   日            家事庭 法 官 黃仁勇 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴,須於判決送達後20日之不變期間內,向本院提 出上訴狀。如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。 中  華  民  國  114  年  2   月  7   日                書記官 劉哲瑋                 附表一:被繼承人陳延惠所遺財產(含婚後積極財產) 編號 種 類   財 產 內 容 價額或金額( 國稅局核定)   分割方法  1 土地 嘉義縣○○市○○段○○○段000地號(面積:1,6 42平方公尺,權利範圍:全部) 2,298,800元 1、編號1至13均由原告葉○○單獨取得。 2、原告葉○○應補償被告 陳○○、陳○○、陳○○各1,337,092元。 3、原告葉○○應補償被告陳○○1,307,092元。 2 土地 嘉義縣○○市○○段○○○段000地號(面積:1,1 98平方公尺,權利範圍:全部) 1,677,200元 3 土地 嘉義縣○○市○○段○○○段000地號(面積:2,3 98平方公尺,權利範圍:全部) 3,357,200元 4 土地 嘉義縣○○市○○段000地號(面積:113.69平方公尺,權利範圍:全部) 1,318,804元 5 土地 嘉義縣○○市○○段000地號(面積:1.91平方公尺,權利範圍:全部) 22,156元 6 土地 嘉義縣○○市○○段000地號(面積:252.35平方公尺,權利範圍:25235分之7598) 881,368元 7 土地 嘉義縣○○市○○段000○0地號(面積:99.16平方公尺,權利範圍:6分之1) 191,709元 8 土地 嘉義縣○○市○○段000○0地號(面積:591.16平方公尺,權利範圍:32 1036分之11338) 242,184元 9 土地 嘉義縣○○市○○段000地號(面積:124.60平方公尺,權利範圍:18分之1) 80,297元 10 房屋 嘉義縣○○市○○里0鄰○○00○0號(面積:147 .30平方公尺,權利範圍 :全部;稅籍編號:1213 0000000) 264,300元 11 房屋 嘉義縣○○市○○里0鄰00號(面積:86.30平方公尺,權利範圍:100000分之33333;稅籍編號:00000000000) 1,566元 12 房屋 嘉義縣○○市○○里0鄰○○00號(面積:41.30平方公尺,權利範圍:全部;稅籍編號:00000000 000) 6,600元 13 存款 太保市農會南新分部 66,050元及孳息 14 汽車 車號:0000-00(2007年 ) 30,000元 由被告陳○○取得。 合計:10,438,234元 備註: 1、本件遺產範圍為6,685,459元【計算式:10,438,234元-3,752,775元=6,685,459元】 2、兩造按應繼分比例可分得之金額,分別為原告葉○○1,337,091元、被告陳○○、陳○○、陳○○、陳○○各1,337,092元【計算式:6,685,459元÷5=1,337,092元(元以下4捨5入)】;因計算後無法整除,經比例調整後,由原告少分配1元。 3、被告陳○○應受金錢補償金額為1,307,092元【計算式:1,337,092元-編號14汽車價值30,000元=1,307,092元】   附表二:原告之婚後積極財產          編號 種類 財 產 內 容 價額或金額(兩造合意) 1 土地 嘉義縣○○市○○段000地號(面積:79.61平方公尺,權利範圍:全部) 923,476元 2 房屋 嘉義縣○○市○○段00○號(建物門牌:嘉義縣○○市○○里○○00號之12,主建物總面積:96平方公尺;附屬建物面積:3.13平方公尺,權利範圍:全部) 111,300元 3 存款 太保南新郵局活期存款(局帳號:0000000-0000000) 467,909元 4 存款 太保南新郵局定期存款(號碼:00000000) 200,000元 5 存款 太保南新郵局定期存款(號碼:00000000) 600,000元 6 存款 太保嘉太郵局定期存款(號碼:00000000) 600,000元 合計:2,902,685元 附表三:兩造應繼分比例 編號 姓名 應繼分比例 1 葉○○ 1/5 2 陳○○ 1/5 3 陳○○ 1/5 4 陳○○ 1/5 5 陳○○ 1/5

2025-02-07

CYDV-113-家繼訴-49-20250207-1

上易
臺灣高等法院

履行契約等

臺灣高等法院民事判決 113年度上易字第80號 上 訴 人 全能資訊科技有限公司 法定代理人 古學浩 訴訟代理人 賴其均律師 被 上訴 人 大話中文股份有限公司 法定代理人 林渝軒 上列當事人間請求履行契約等事件,上訴人對於中華民國112年7 月31日臺灣臺北地方法院112年度訴字第2347號第一審判決提起 上訴,並為訴之追加,本院於113年11月5日言詞辯論終結,判決 如下:   主   文 上訴及追加之訴均駁回。 第二審(含追加之訴部分)訴訟費用由上訴人負擔。   事實及理由 壹、程序方面:     按在第二審為訴之變更或追加,非經他造同意,不得為之。 但請求之基礎事實同一者,不在此限,民事訴訟法第446條 第1項、第255條第1項第2款定有明文。本件上訴人於原審主 張:兩造已訂立合作契約,為此依民法第231條第1項、第22 9條第2項規定,請求被上訴人賠償所失利益新臺幣(下同) 85萬元云云。嗣於本院審理時,追加主張若認兩造並未訂立 合作契約,則上訴人因信賴合作契約已成立致受有1萬4,438 元之損害,為此依民法第245條之1第1項第3款規定請求賠償 云云(見本院卷第285至286、387頁)。經查上訴人於本院 追加之訴,仍係就被上訴人是否應賠償損害返還85萬元之同 一基礎事實為請求,追加之訴與原訴之原因事實,有其社會 事實之共通性及關連性,就原請求所主張之事實及證據資料 ,於追加之訴得以利用,且無害於被上訴人程序權之保障, 俾符訴訟經濟,其追加合法,先予敘明。 貳、實體方面: 一、上訴人主張:兩造於民國111年8月20日簽訂合作意向書(下 稱系爭意向書),約定由伊提供商品或服務,與被上訴人共 同合作架構「大話中文數位平台」(下稱系爭平台)。被上 訴人並以系爭意向書合作案為主軸,向臺北市政府產業發展 局(下稱臺北市產發局)申請創業補助。嗣於同年10月6日 ,兩造法定代理人古學浩、林渝軒於社會創新實驗中心開會 ,確認被上訴人同意以85萬元委任伊架構系爭平台。同日臺 北市產發局以書面審查意見彙總表提問被上訴人「本案預計 以新臺幣85萬元委託全能資訊科技開發『學習平台』,預計功 能為何?未來如何維護?」等問題,伊遂應被上訴人要求一同 出席同年月13日臺北市產發局審查會,說明系爭平台各階段 完成之內容與時程,且審查簡報亦載明系爭平台係由伊開發 ,由被上訴人驗收,並付款予伊,故兩造已訂立合作契約。 惟被上訴人於111年10月31日經核定獲得創業補助後,竟表 示無意委由伊開發系爭平台,經伊於111年11月30日發函催 告應於同年12月2日前簽訂本約,被上訴人仍拒不履行,致 伊喪失預期可得之利益85萬元。縱認兩造並未訂立合作契約 ,惟兩造既已簽立系爭意向書、保密同意書,伊業已應被上 訴人要求出席審查會,足使伊信賴將締結合作契約,而被上 訴人違反誠信之舉,致伊受有如附表所示信賴利益1萬4,438 元之損害。爰依民法第231條第1項、第229條第2項、第245 條之1第1項第3款規定,求為判命被上訴人應給付伊85萬元 本息(原審為上訴人敗訴之判決,上訴人據此提起上訴,並 為訴之追加)。並上訴聲明:㈠原判決廢棄。㈡被上訴人應給 付上訴人85萬元,及自即111年12月3日起至清償日止,按年 息5%計算之利息。 二、被上訴人則以:系爭意向書僅表達兩造未來有意合作,並未 就伊之需求、以及上訴人可能提供之服務內容、報酬、服務 時程為具體約定,兩造並未達成意思表示合致。兩造於111 年10月6日會議當日,亦未就系爭平台之建置、報酬及服務 時程達成合意。上訴人協助伊完成前開發商驗收事宜、出席 審查會,均係為爭取與伊合作機會所為之無償行為。上訴人 雖於111年11月14、16日分別提出架構系爭平台之提案及報 價簡報,惟經伊評估認為與需求不符,旋於同年月23日致電 上訴人,表示無意繼續合作等語,資為抗辯。並上訴聲明: 上訴駁回。 三、兩造不爭執事項(見本院卷第148至149頁):  ㈠兩造於111年8月20日簽訂系爭意向書,約定由上訴人提供商 品或服務,與被上訴人共同架構系爭平台。  ㈡被上訴人以「大話中文-中華文化學習平台創業計畫」為名   ,於111年8月22日向臺北市產發局申請產業發展獎勵補助, 並邀請上訴人共同參與111年10月13日於臺北市產發局召開 之審查會議。產發局於111年10月28日召開「臺北市產業發 展獎勵及補助審議委員會」第118次會議,決議補助被上訴 人85萬元,計畫期間自111年8月1日起至112年7月31日止。  ㈢兩造於111年11月14日舉行承攬服務提案會議,上訴人於會中 提出系爭平台之設計提案。上訴人於111年11月16日向被上 訴人提出服務報價資料及平台設計時程。被上訴人於111年1 1月23日致電上訴人,表示無意繼續合作。上訴人於111年11 月30日以存證信函催告被上訴人應於111年12月2日前簽立本 約。 四、兩造爭執要點為:兩造是否約定由被上訴人給付上訴人85萬 元,上訴人則負責開發、架構、維護系爭平台?上訴人是否 因信賴即將締約而受有損害?茲就兩造爭點及本院得心證之 理由分述如下:  ㈠上訴人主張:兩造於111年10月6日合意,由被上訴人以85萬 元委由上訴人架構系爭平台云云,被上訴人否認之,則上訴 人即應就其主張有利於己之事實負舉證責任。經查:  ⒈系爭意向書僅載明:「本合作意向書為表達雙方共同合作之 意願,乙方(即上訴人)願提供擁有之商品或服務,與甲方 (即被上訴人)共同架構大話中文數位平台。本合作意向書 自完成簽訂之日起生效,至雙方協議終止時失其效力」等語 (見原審卷第21頁)。則據此僅足以證明兩造未來有意合作 建構系爭平台,但遍觀其全文,並無任何文字記載被上訴人 願以85萬元之對價,委由上訴人製作系爭平台,不足以證明 兩造就合作契約之訂立達成意思表示合致,或兩造合意訂立 預約,於將來被上訴人取得臺北市產發局核發創業補助後, 即訂立合作契約之本約。上訴人據此主張兩造已訂立合作契 約之預約或本約云云,應屬無據。  ⒉被上訴人雖曾傳送臺北市產發局書面審查意見彙總表予上訴 人(見原審卷第23頁),請上訴人協助回答並於111年10月1 3日出席審查會,固為被上訴人所不爭執,惟據此僅足以證 明被上訴人有意委由上訴人建構系爭平台,並不足以證明兩 造已達成訂約之意思表示合致。上訴人所製作之審查會簡報 ,雖載明系爭平台係由上訴人進行開發,由被上訴人驗收, 並付款予上訴人等情(見原審卷第25、36至39、45頁),亦 為被上訴人所不爭執,惟據此僅足以證明被上訴人向臺北市 產發局說明所提出之方案,但不足以證明兩造已達成訂約之 意思表示合致。上訴人主張:被上訴人提出該簡報之意思表 示,亦對上訴人發生效力云云,並不可採。被上訴人雖曾提 供系爭平台之後台管理帳戶資料予上訴人,固為被上訴人所 不爭執,惟被上訴人辯稱:此舉僅係為讓可能參與開發的廠 商瞭解被上訴人需求,並不代表提供前開資料即表示會締約 等語(見本院卷第286頁),經核屬於締約前之準備,尚與 一般社會常情相符。上訴人據此主張兩造已訂立合作契約云 云,仍屬無據。  ⒊兩造雖曾簽署保密同意書(見本院卷第39至41頁),固為被 上訴人所不爭執。惟依該保密同意書所示:「緣簽署人全能 資訊科技有限公司(以下簡稱接收方、即上訴人)因『系統 開發』(使用目的)與大話中文股份有限公司(以下簡稱揭 露方、即被上訴人)進行合作事宜,揭露方擬將其所持有之 機密資訊告知或交付接收方。接收方瞭解揭露方所告知或交 付之機密資訊,內含揭露方所擁有之研發成果或技術秘密重 要智慧財產權之法定權利或期待利益。為保持所知悉或交付 資訊之機密性,接收方同意恪遵本同意書下列各項規定……」 (見本院卷第39頁)。則據此僅足以證明兩造為準備合作事 宜,因此約定上訴人就被上訴人所交付之營業秘密資訊負有 保密義務,且綜觀全文並無任何文字記載兩造業已合意訂立 合作契約,故並不足以證明兩造達成訂約之意思表示合致。  ⒋被上訴人又曾傳送平台開發認股合約書予上訴人(見本院卷 第195至196頁),固為被上訴人所不爭執。惟被上訴人辯稱 :因上訴人曾主動提及欲以技術入股被上訴人,被上訴人為 表善意,方傳送平台開發認股合約書予上訴人,但證人王芮 妮即古學浩之女友嗣後傳送訊息表達拒絕投資等語。經查上 訴人具狀自陳:伊經考量後,認無力代墊系爭平台開發成本 ,仍希望獲得實際金錢收入,因此未同意上開認股之要約等 語(見本院卷第381頁),足證兩造並無達成認股協議。次 查依兩造對話紀錄所示,古學浩於111年8月16日向林渝軒表 示:「如果我們公司用技術入股的方式合作,會提供穩定的 開發團隊資源,不知道會不會是更適合starups的方式」, 王芮妮則於111年11月4日向林渝軒表示:「因為我們有其他 投資標的,機會成本考量,不予投資大話中文」等語(見本 院卷第277、281頁),益證兩造並無合意訂立認股協議,亦 無訂立合作契約。又查兩造於111年11月14日舉行承攬服務 提案會議,上訴人於會中提出系爭平台之設計提案(見原審 卷第73至84頁),復於111年11月16日向被上訴人提出服務 報價資料及平台設計時程(見原審卷第85至92頁),被上訴 人則於111年11月23日致電上訴人,表示無意繼續合作,均 為兩造所不爭執。則被上訴人辯稱:因上訴人曾主動提及欲 以技術入股被上訴人,方傳送平台開發認股合約書予上訴人 ,上訴人於111年11月4日拒絕投資被上訴人後,兩造仍分別 於同年月14日、16日進行系爭平台相關會議,經評估上訴人 提案內容不符被上訴人需求,方於111年11月23日致電上訴 人,表示無意繼續合作,與投資事宜無關等語,應為可採。 上訴人主張:因伊拒絕投資,被上訴人不願給付系爭合作報 酬而拒絕繼續合作云云,即屬無據。  ⒌證人王芮妮固於本院到庭結證稱:林渝軒沒有告訴伊,被上 訴人要如何架設平台,是古學浩告訴伊的。兩造合作項目為 開發網站,因為當時我在他們辦公室外面有聽到他們說,開 發網站的價格是85萬元,這是被上訴人之員工說的,林渝軒 本人也有說,她說要請上訴人開出估價單,她才有辦法支付 。伊沒有出席兩造合作開發網站的相關會議,但古學浩當時 委請一個專案經理到被上訴人的辦公室,與林渝軒討論架設 網站的問題,伊當時坐在旁邊聽,當時是伊與古學浩、專案 經理三人與林渝軒談等語(本院卷第346至348頁)。經查兩 造若確實已合意訂立合作契約,則兩造應無必要再於111年1 1月14日舉行承攬服務提案會議,上訴人亦無必要於會中提 出系爭平台設計提案。次查上訴人於111年11月16日始向被 上訴人提出服務報價資料及平台設計時程,而報價資料載明 「牌價12萬,如果後續的開發確認要進行可折扣開發費用2 萬」(見原審卷第92頁),則據此益證兩造於111年11月14 日仍無合意訂立合作契約,且上訴人於111年11月16日報價 後,兩造至111年11月23日止均無聯繫,被上訴人復於111   年11月23日致電上訴人,表示無意繼續合作,均為兩造所不 爭執(見本院卷第153頁)。又查王芮妮先則證稱林渝軒未 曾告知要如何架設平台,王芮妮所知悉之細節均為古學浩所 轉述,繼則改稱其曾與古學浩及上訴人之專案經理至被上訴 人辦公室,與林渝軒討論架設網站的問題云云,前後不一, 則據此即不足以證明兩造合意訂立合作契約。是王芮妮之證 言,並不足以為有利於上訴人之認定。  ⒍此外上訴人並無另行舉證證明兩造合意由被上訴人以85萬元 之對價,委由上訴人架構系爭平台,則上訴人主張依民法第 231條第1項、第229條第2項規定,被上訴人應負給付遲延責 任並賠償85萬元損害云云,即屬無據。  ㈡上訴人又追加主張:伊應被上訴人之要求,簽立系爭意向書 、保密同意書、出席審查會、收受被上訴人傳送之平台開發 認股合約書,足使伊產生相當之信賴可訂立合作契約,而被 上訴人違反誠信之舉,致伊因準備訂約而受有信賴利益之損 害云云。被上訴人否認之,則上訴人即應就其主張有利於己 之事實負舉證責任。經查:  ⒈按契約未成立時,當事人為準備或商議訂立契約而有顯然違 反誠實及信用方法者,對於非因過失而信契約能成立致受損 害之他方當事人,負賠償責任,民法第245條之1第1項第3款 固有明文。而中斷締約之情形,是否顯然違反誠實信用,應 就個案斟酌契約類型、商議進展程序、相對人的信賴及交易 慣例等加以認定。  ⒉經查兩造簽立系爭意向書、保密同意書,及被上訴人將平台 、開發、後台之管理帳戶提供予上訴人,均不足證明兩造合 意訂立合作契約,已如前述。上訴人為準備與被上訴人訂約 ,應與被上訴人談判磋商並充分溝通,以了解被上訴人所期 待網站建置後之功能、樣貌、介面等事項,進而就提案之報 價、完成時程進行商議,就兩造各自立場、利益之考量而折 衝協調。且參酌上訴人主張合作對價僅為85萬元,為準備締 約所支出費用即人事成本僅為1萬4,438元,以及兩造自111 年8月20日簽訂系爭意向書起,至被上訴人於111年11月23日 表示中斷締約止,前後僅約3個月等一切情狀,應認為基於 契約自由原則,上訴人為準備訂立契約而支出之費用,應無 必可訂立契約之期待,不能擔保將來一定與被上訴人訂立契 約而得收回成本,核屬為締約目的而交涉準備,相關費用乃 對交易行為之投資,應以自己之危險承擔之。且依一般社會 交易慣例,並無談判磋商之相對人即負有訂約之義務,被上 訴人並無任何行為足使上訴人信賴契約確有訂立之可能,故 被上訴人中斷締約並無違反誠實及信用方法,否則形同於將 該危險轉嫁於被上訴人,亦非公平。從而上訴人依民法第24 5條之1第1項第3款規定,請求被上訴人賠償如附表所示1萬4 ,438元信賴利益之損害云云,自屬無據。 五、綜上所述,上訴人依民法第231條第1項、第229條第2項、第 245條之1第1項第3款規定,請求被上訴人給付上訴人85萬元 本息,並非正當。原審為上訴人敗訴之判決及駁回假執行之 聲請,並無不合。上訴意旨指摘原判決不當,求予廢棄改判 ,為無理由,應予駁回。上訴人追加之訴亦無理由,併予駁 回。 六、本件事證已臻明確,兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證 據,經本院斟酌後,認為均不足以影響本判決之結果,爰不 逐一論列,附此敘明。 七、據上論結,本件上訴及追加之訴均為無理由,依民事訴訟法 第449條第1項、第78條,判決如主文。 中  華  民  國  114  年  1   月  21  日          民事第十庭               審判長法 官 邱 琦                法 官 高明德                法 官 邱靜琪 附表:上訴人主張因建構系爭平台所支付之人事費用 編號 員工姓名 合計工作時間 時 薪 小 計 1 趙育晨 2.5小時 321元 803元 2 許鴻泰 39.5小時 300元 1萬1,850元 3 古學浩 5小時 358元 1,785元 合 計 1萬4,438元 正本係照原本作成。 不得上訴。 中  華  民  國  114  年  1   月  21  日                書記官 章大富

2025-01-21

TPHV-113-上易-80-20250121-1

上訴
臺灣高等法院

毒品危害防制條例

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第6192號 上 訴 人 即 被 告 衛忠源 選任辯護人 賴其均律師 上列上訴人因違反毒品危害防制條例案件,不服臺灣新北地方法 院於中華民國113年4月30日所為113年度訴字第130號第一審判決 (起訴案號:臺灣新北地方檢察署112年度偵字第70988號),提 起上訴,本院判決如下:   主   文 上訴駁回。 衛忠源緩刑三年,緩刑期間內付保護管束,並自本判決確定之日 起一年內,向指定的政府機關、政府機構、行政法人、社區或其 他符合公益目的的機構或團體提供二百四十小時的義務勞務。   事實及理由 壹、本案審判範圍: 一、刑事訴訟法第348條第1項、第3項分別規定:「上訴得對於 判決之一部為之」、「上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保 安處分一部為之」。立法理由指出:「為尊重當事人設定攻 防之範圍,並減輕上訴審審理之負擔,容許上訴權人僅針對 刑、沒收或保安處分一部提起上訴,其未表明上訴之認定犯 罪事實部分,則不在第二審之審判範圍。如為數罪併罰之案 件,亦得僅針對各罪之刑、沒收、保安處分或對併罰所定之 應執行刑、沒收、保安處分,提起上訴,其效力不及於原審 所認定之各犯罪事實,此部分犯罪事實不在上訴審審查範圍 」。由此可知,當事人一部上訴的情形,約可細分為:一、 當事人僅就論罪部分提起一部上訴;二、當事人不服法律效 果,認為科刑過重,僅就科刑部分提起一部上訴;三、當事 人僅針對法律效果的特定部分,如僅就科刑的定應執行刑、 原審(未)宣告緩刑或易刑處分部分提起一部上訴;四、當 事人不爭執原審認定的犯罪事實、罪名及科刑,僅針對沒收 部分提起一部上訴。是以,上訴人明示僅就量刑、定應執行 刑、(未)宣告緩刑、易刑處分或(未)宣告沒收部分上訴 時,第二審法院即不再就原審法院所認定的犯罪事實為審查 ,而應以原審法院所認定的犯罪事實及未上訴部分,作為上 訴意旨指摘原審判決特定部分妥適與否的判斷基礎。 二、本件臺灣新北地方法院(以下簡稱原審)判決後,被告衛忠 源提起第二審上訴,檢察官則未上訴。被告上訴意旨略以: 我自始坦承犯行,請從輕量刑並給予緩刑宣告等語;而辯護 人亦為被告辯稱:被告非完美所以才會犯罪,司法的目的並 非苛求被告完美,而是相信且願意幫助被告成為比犯罪時更 好的人,被告犯罪後始終坦承犯行,且家人都不離不棄地陪 同出庭,被告有教化的可能,也願意履行最高的緩刑條件, 以彌補社會,請給予附條件緩刑宣告等語。是以,被告僅就 原審判決量刑、未給予緩刑宣告部分提起一部上訴,則依照 上述規定及說明所示,本院自僅就此部分是否妥適進行審理 ,原審判決其他部分並非本院審理範圍,應先予以說明。 貳、本院駁回被告上訴的理由: 一、量刑又稱為刑罰的裁量,是指法官就具體個案在應適用刑罰 的法定範圍內,決定應具體適用的刑罰種類與刑度而言。由 於刑罰裁量與犯罪判斷的定罪,同樣具有價值判斷的本質, 其中難免含有非理智因素與主觀因素,因此如果沒有法官情 感上的參與,即無法進行,法官自須對犯罪行為人個人及他 所違犯的犯罪行為有相當瞭解,然後在實踐法律正義的理念 下,依其良知、理性與專業知識,作出公正與妥適的判決。 我國在刑法第57條定有法定刑罰裁量事實,法官在個案作刑 罰裁量時,自須參酌各該量刑因子,並善盡說理的義務,說 明個案犯罪行為人何以應科予所宣告之刑。而刑法第74條所 規定的緩刑制度,是為救濟自由刑之弊而設,法律賦予法官 裁量的權限。量刑及緩刑宣告與否既屬法院得依職權自由裁 量的事項,乃憲法保障法官獨立審判的核心,法院行使此項 裁量權,亦非得以任意或自由為之,除應符合法定要件之外 ,仍應受一般法律原理原則的拘束,亦即仍須符合法律授權 的目的、法律秩序的理念、國民法律感情及一般合法有效的 慣例等規範,尤其應遵守比例原則及平等原則的意旨,避免 個人好惡、特定價值觀、意識型態或族群偏見等因素,而影 響犯罪行為人的刑度,形成相類似案件有截然不同的科刑, 以致造成欠缺合理化、透明化且無正當理由的量刑歧異,否 則即可能構成裁量濫用的違法。如原審量刑或未諭知緩刑, 並未有裁量逾越或裁量濫用的明顯違法情事,當事人即不得 任意指摘其為違法,上級審也不宜動輒以情事變更(如被告 與被害人於原審判決後達成和解)或與自己的刑罰裁量偏好 不同,而恣意予以撤銷改判。至於上級審是否應予被告緩刑 宣告,仍應就其審級中所呈現的證據資料及訴訟情狀,依法 妥適裁量,並非意謂駁回被告就原審判決未給予緩刑宣告的 一部上訴,即不得給予緩刑宣告。 二、本件原審已參酌刑法第57條所定刑罰裁量事實,善盡說理的 義務,就被告所違反毒品危害防制條例第4條第6項、第3項 的販賣第三級毒品未遂罪判處有期徒刑1月10月,並未有逾 越法律所定的裁量範圍;被告也未提出本件與我國司法實務 在處理其他類似案例時,有裁量標準刻意不一致而構成裁量 濫用的情事。再者,被告所犯販賣第三級毒品罪的法定刑為 「7年以上有期徒刑,得併科新台幣1,000萬元以下罰金」, 原審依刑法第25條第2項未遂犯與毒品危害防制條例第17條 第2項偵審自白的減刑規定遞減其刑後,對被告量處有期徒 刑1年10月,顯然已從輕酌定。又被告未供出毒品上游、未 見被告有緊密的家庭羈絆或其他情狀,無從預見被告有社會 復歸的可能性,亦即原審無從預測被告是否因本案受到教訓 、是否將不再實施犯罪行為,因而未予被告緩刑宣告,乃其 裁量權的合法行使,自不容任意指為違法。是以,被告上訴 意旨指摘原判決量刑、未宣告緩刑不當,為無理由,應駁回 他的上訴。 參、緩刑與否的審酌: 一、人類社會對於有前科者通常不信任,又會有標籤效應,而且 受刑人在監獄內也可能沾染犯罪習慣,加上監所教導的工作 技能未必符合社會需要、處遇方案未必可改善受刑人的人格 或性格缺陷。基此,為避免刑罰執行不利於被告的復歸社會 可能性,刑法第74條設有緩刑制度,以救濟自由刑之弊。緩 刑是台語所稱的「寄罪」,屬刑罰權作用的一環,著重於特 別預防機能,區分犯罪行為的可罰性與被告現實上有無刑罰 的必要性,進行個別化的刑罰判斷,並透過暫緩刑罰的執行 ,避免被告被剝奪人身自由的不利益和短期自由刑的流弊, 讓被告有自新的機會,而有消滅刑罰權的效果。這說明量刑 評價的視角不僅限於「應報」、「一般預防」及「特別預防 」等傳統刑罰目的,尚應考量「修復式司法」、「社會復歸 可能性」及「其他處遇措施」,亦即法院應以廣義量刑目的 的角度,考量關係修補、實質賠償或補償及犯罪原因消除等 面向,綜合法院所能運用的刑罰手段,以回應個案犯罪,並 有效使用刑罰以外的其他處遇方案,以達成多元量刑的目的 。法院決定行為人是否宣告緩刑、緩刑期間的長短及緩刑的 負擔或條件時,自應以量刑框架為判斷基礎。亦即,法院應 先總體評估犯罪情狀事由,包括犯罪動機、目的、犯罪時所 受的刺激、犯罪手段、行為人與被害人的關係、違反義務的 程度、犯罪所生危險或損害等,依犯罪情節的嚴重程度,判 斷是否超越可宣告緩刑的範圍;如依前述評估結果,認已超 越可宣告緩刑的範圍,再總體評估一般情狀事由,包括生活 狀況、品行、智識程度、犯後態度、社會復歸可能性等,依 被告的個人情狀,判斷是否對被告有利而得以下修至可宣告 緩刑的範圍。尤其應注意的是,於評估一般情狀事由時,包 括回顧過去及展望未來二種不同層次的意義。就回顧過去的 層面而言,從犯罪發生的近程原因回溯到中、長程階段,由 行為人過去的生活狀況、品行、智識程度,以探究行為時的 期待可能性及是否得以減輕可責性;就展望未來的層面而言 ,審酌量刑結果(包括是否宣告緩刑、緩刑期間、是否附條 件等)對於行為人未來社會復歸可能性的不利影響。當法院 認為行為人具有一定程度的社會復歸可能性,刑罰過度投入 可能會成為不利更生的因素時,得考量生活狀況、品行、智 識程度及犯後態度等具體狀況,作為採取其他處遇方案的依 據。是以,當刑罰執行可能不利於行為人社會復歸,或當較 輕微刑罰可以發揮更好的社會復歸作用時,法院即應採取較 輕刑度或其他處遇方案;如法院預測被告將不再實施犯罪行 為(既為預測,意謂法院不可能擔保),法院本得予以緩刑 的宣告,自不宜在適用上過於嚴苛。 二、本件被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑的宣告,犯後始 終坦承犯行,顯見犯後態度良好。而毒品犯罪多具有高度隱 密性,販毒者與購毒者未必彼此熟識,且常使用暱稱的通訊 軟體聯繫,自不能因被告無法提供具體的年籍資料,讓犯罪 偵查機關得以查獲上游,遽認被告沒有真誠悔悟之意。因為 在審判實務上,行為人基於理性自利的考量,為獲得供出上 游因而查獲得以減刑的寬惠,購毒者如知悉毒品上游,少有 不供出者,則被告如確實知悉毒品上游,當無不供出之理。 再者,被告在為本件犯行之前,並沒有任何的犯罪紀錄,且 自始至終供稱自己不曾施用過任何的毒品(卷內亦無其他積 極證據證明被告曾有施用毒品的素行),是為償還遭詐騙而 積欠的債務,才基於意圖營利,在網路上張貼有意販賣毒品 咖啡包的廣告訊息後,經警以誘捕偵查方式查獲,幸而未發 生毒品流入市面的情況,顯見被告所為惡性與所生危害均輕 微。又被告與家人及配偶原本居住於臺中地區,為賺取更多 的錢財,一人獨自北上謀生,以致在缺乏家庭聯繫與羈絆的 情況下,一時失慮而為本件犯行,案發後被告已返回臺中與 家人同住,並接下家中所經營餐館店長之職(這有被告所提 出的勞保被保險人投保資料表在卷可佐),他的父母、配偶 、姐姐、姊夫於113年12月25日本院審理時均到庭旁聽、關 懷,顯見被告在此親情的羈絆下,可預期將對他未來的行止 產生相當的約束力。何況如未給予被告緩刑宣告,被告自應 入監服刑,不僅家中餐館將乏人管理、家庭亦可能因此破裂 ,實不符犯罪預防、刑罰經濟與慎刑(即華人社會一向所強 調的「祥刑」)的刑事政策,對被告「社會復歸可能性」亦 有所妨害。據此,本院審酌以上情事,可預期被告經過這次 的偵、審程序及罪刑宣告,理應知所警惕。本院參照前述規 定及說明所示,認為前述對於被告所宣告之刑,以暫不執行 為適當,爰併予宣告緩刑3年,而為使他記取本次教訓,本 院認為除上述緩刑宣告之外,另有課予一定負擔的必要。為 了督促被告確實能戒慎行止,暨考量他的工作及家庭經濟狀 況,依刑法第74條第2項第5款規定,宣告他應於判決確定後 1年內,向指定的政府機關、政府機構、行政法人、社區或 其他符合公益目的的機構或團體,提供240小時的義務勞務 。另本院諭知被告應提供義務勞務,依刑法第93條第1項第2 款規定,應諭知他於緩刑期間內付保護管束。如被告於緩刑 期間違反前述所定負擔情節重大,足認原宣告的緩刑難收其 預期效果,而有執行刑罰的必要時,依刑法第75條之1第1項 第4款規定,得撤銷他的緩刑宣告,一併敘明。 肆、適用的法律:   刑事訴訟法第368條。   本案經檢察官陳漢章偵查起訴,由檢察官蔡偉逸於本審到庭實行 公訴。 中  華  民  國  114  年  1   月  8  日          刑事第八庭  審判長法 官 廖建瑜                              法 官 文家倩                                        法 官 林孟皇 本正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                    書記官 邵佩均 中  華  民  國  114  年  1   月  8   日

2025-01-08

TPHM-113-上訴-6192-20250108-1

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福建金門地方法院

分割遺產

福建金門地方法院民事裁定 113年度家調字第57號 聲 請 人 李清梯 訴訟代理人 賴其均律師 上列聲請人與相對人李明治等人間請求分割遺產事件,本院裁定 如下:   主 文 聲請人應於本裁定送達翌日起十日內補繳裁判費新臺幣壹仟元, 及如理由欄第三點所示事項,逾期未補正,即駁回其聲請。   理 由 一、按家事訴訟事件,除本法別有規定者外,準用民事訴訟法之 規定,家事事件法第51條定有明文。原告之訴,有起訴不合 程式或不備其他要件者,法院應以裁定駁回之,但其情形可 以補正者,審判長應定期間先命補正,民事訴訟法第249條 第1項第6款規定參照。提起民事訴訟,應依民事訴訟法第77 條之13之規定繳納裁判費,此為必須具備之程式。次按訴訟 標的之價額,由法院核定。核定訴訟標的之價額,以起訴時 之交易價額為準;無交易價額者,以原告就訴訟標的所有之 利益為準,民事訴訟法第77條之1第1項、第2項定有明文。 又按民法第1164條所定之遺產分割,既係以遺產為一體,整 個的為分割,並非以遺產中各個財產之分割為對象,則於分 割遺產之訴,其訴訟標的價額及上訴利益額,自應依全部遺 產於起訴時之總價額,按原告所占應繼分比例定之(最高法 院107年度台抗字第228號裁定意旨參照)。 二、聲請人請求兩造就被繼承人李新孚所遺如起訴書附表一所示 遺產,應按分割方法欄所示之方法分割,是本件訴訟標的價 額核定為新臺幣(下同)69,961元【計算式:629,653元×請 人主張之應繼分比例1/9,小數點後四捨五入】,應徵第一 審裁判費1,000元。 三、應補正事項: (一)被繼承人之除戶謄本(記事欄勿省略)。 (二)全體繼承人之最新戶籍謄本(記事欄勿省略)。 四、茲依家事事件法第51條準用民事訴訟法第249條第1項但書之 規定,限聲請人於收受本裁定送達10日內補正,逾期未補正 ,即駁回其聲請,特此裁定。   中  華  民  國  114  年  1  月  6  日           家事法庭  法 官 魏玉英 以上正本係照原本作成。 如不服本裁定關於核定訴訟標的價額部分,應於送達後10日內向 本院提出抗告狀,並繳納抗告費新臺幣1,000元;其餘部分不得 抗告。    中  華  民  國  114  年  1  月  6  日                 書記官 蔡翔雲

2025-01-06

KMDV-113-家調-57-20250106-1

臺灣宜蘭地方法院

補繳裁判費

臺灣宜蘭地方法院民事裁定 113年度補字第290號 原 告 佑承工程行 法定代理人 許至緯 訴訟代理人 賴其均律師 原告因請求給付工程款事件,曾聲請對被告易山營造股份有限公 司發支付命令,惟被告易山營造股份有限公司已於法定期間內對 支付命令提出異議,應以支付命令之聲請視為起訴。查本件訴訟 標的金額為新臺幣(下同)3,263,915元,應繳裁判費33,373元 ,扣除前繳聲請發支付命令裁判費500元,尚應補繳32,873元。 茲依民事訴訟法第249條第1項但書之規定,限原告於本裁定送達 後5日內補繳,逾期不補,即駁回其訴,特此裁定。 中 華 民 國 113 年 12 月 23 日 民事庭 法 官 謝佩玲 以上正本係照原本作成。 本裁定不得抗告。 中 華 民 國 113 年 12 月 23 日 書記官 黃家麟

2024-12-23

ILDV-113-補-290-20241223-1

板簡
板橋簡易庭

確認本票債權不存在等

宣  示  判  決  筆  錄 113年度板簡字第2342號 原 告 林泰宏 兼 上一人 法定代理人 林信義 楊雅君 上三人共同 訴訟代理人 賴其均律師 被 告 昇利財務有限公司 法定代理人 黃偉宸 上列當事人間113年度板簡字第2342號請求確認本票債權不存在 等事件於中華民國113年11月12日辯論終結,於中華民國113年12 月10日下午4時30分整,在本院板橋簡易庭公開宣示判決,出席 職員如下: 法 官 法院書記官 通 譯 朗讀案由到場當事人:均未到 法官宣示判決,判決主文、所裁判之訴訟標的及其理由要領如下 :   主 文 確認被告持有如附件一所示本票債權對原告不存在。 確認被告就如附件二所示借貸同意暨切結書之連帶保證債權對原 告不存在。 原告其餘之訴駁回。 訴訟費用由被告負擔二分之一,餘由原告負擔。   事實及理由要領 一、被告經合法通知,未於言詞辯論期日到場,核無民事訴訟法 第386條所列各款情形,爰依原告之聲請,由其一造辯論而 為判決。 二、原告主張:  ㈠被告執附表一所示本票(下稱系爭本票)、附表二所示借貸 同意暨切結書(下稱系爭切結書),據以向本院起訴請求原 告連帶返還借款新臺幣(下同)9萬元(本院113年度板小字 第2896號)。原告否認系爭本票及系爭切結書之真正,是系 爭本票及系爭切結書是否為原告所書立捺印,即影響原告之 法律上地位,且上開不安之狀態得藉本件確認判決除去。是 原告提起本訴,應有確認利益。  ㈡經查,系爭切結書所載之113年3月17日,原告丙○○回高雄娘 家探親,原告甲○○則身處嘉義,2人於上開日期不可能同處 一地而簽名、蓋印與捺印,亦未授權或同意任何第三人以原 告2人名義簽名捺印,故系爭本票與切結書所載其等簽名與 指印顯屬偽造無疑。又查,原告乙○○於上開日期未滿18歲而 為限制行為能力人,縱其確於系爭本票與系爭切結書上簽名 捺印,亦屬無效之法律行為。凡此,均足證上開簽名與捺印 均係他人偽造至明。為此,爰提起本訴,求為判決:⑴確認 被告所持有如附件一所示之本票,關於原告之簽名與指印部 分係偽造,該部分票據權利均不存在。⑵確認被告所持有如 附件二所示之借貸同意暨切結書,關於原告之簽名與指印部 分均係偽造,該部分連帶保證債權關係不存在等語。 三、被告未於言詞辯論期日到場,亦未提出書狀作何聲明或陳述 。 四、得心證之理由:  ㈠按確認法律關係之訴,非原告有即受確認判決之法律上利益 者,不得提起之,民事訴訟法第247條第1項前段定有明文。 所謂即受確認判決之法律上利益,係指法律關係之存否不明 確,原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在,且 此種不安狀態,能以確認判決除去者而言(最高法院113年 度台上字第1254號判決意旨參照)。復按確認訴訟之標的, 限於法律關係是否存在、證書真偽以及法律關係基礎事實是 否存在3種態樣,民事訴訟法第247條第1項亦定有明文。本 件原告主張被告持有其與訴外人林俞廷共同簽發如附件一所 示之系爭本票及附件二系爭切結書所載之連帶保證人,向本 院提起訴訟在案,則此本票之法律關係、連帶保證之法律關 係存在與否,即因兩造間有所爭執而不明確,並致原告在私 法上地位有受侵害之危險,而原告復得因本訴訟獲勝訴判決 之結果取得對抗被告行使票據權利、保證債權之依據,是原 告提起本件訴訟,自有確認之利益。至原告另請求確認附件 一、附件二關於原告之簽名、指印屬偽造部分,並非得提起 確認訴訟之標的,先予敘明。  ㈡復按本票本身是否真實,即是否為發票人所作成,應由執票 人負證明之責(參照五十年台上字第一六五九號判例),故 發票人主張本票係偽造,依非訟事件法第一百零一條第一項 規定,對執票人提起確認本票偽造或本票債權不存在之訴者 ,應由執票人就本票為真正之事實,先負舉證責任(參見六 十五年七月六日、六十五年度第民事庭會議決議(一))。末 按由自己之行為表示以代理權授與他人,或知他人表示為其 代理人而不為反對之表示者,對於第三人應負授權人之責任 ,民法第169條前段定有明文。另由自己之行為表示以代理 權授與他人者,對於第三人應負授權人之責任,必須本人有 表見之事實,足使第三人信該他人有代理權之情形存在,始 足當之(最高法院60年台上字第2130號判例參照)。本件原 告既主張附件一所示本票發票人欄內及附件二借貸同意暨切 結書連帶保證人欄內「甲○○、丙○○、乙○○」之簽名並非原告 所簽,請求確認附件一所示本票債權不存在及附件二所示連 帶保證債權不存在,揆諸前開決議意旨,應由被告就附件一 所示本票發票人欄內及附件二借貸同意暨切結書連帶保證人 欄內「甲○○、丙○○、乙○○」之簽名確係原告之簽名負舉證責 任。被告並未能舉證證明其所執有之附件一所示本票發票人 欄內及附件二借貸同意暨切結書連帶保證人欄內「甲○○、丙 ○○、乙○○」之簽名確係原告所簽或原告授權他人所簽,是原 告之主張,為可採取。  ㈢從而,原告訴請①確認被告持有如附件一所示本票債權對原告 不存在。②確認被告就如附件二所示借貸同意暨切結書之連 帶保證債權對原告不存在,為有理由,應予准許,至逾此之 請求,為無理由,應予駁回。 中  華  民  國  113  年  12  月  10  日          臺灣新北地方法院板橋簡易庭            書 記 官 葉子榕            法   官 李崇豪 上列為正本係照原本作成。 如不服本判決,應於送達後20日內,向本院提出上訴狀並表明上 訴理由,如於本判決宣示後送達前提起上訴者,應於判決送達後 20日內補提上訴理由書(須附繕本)。 中  華  民  國  113  年  12  月  10  日            書 記 官 葉子榕

2024-12-10

PCEV-113-板簡-2342-20241210-1

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