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上訴
臺灣高等法院臺中分院

加重詐欺等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 113年度上訴字第1409號 上 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官 上 訴 人 即 被 告 孫協沂 被 告 詹許煒 上列上訴人等因被告等加重詐欺等案件,不服臺灣彰化地方法院 113年度軍訴字第3號中華民國113年10月4日第一審判決(起訴案 號:臺灣彰化地方檢察署113年度偵字第5557、6898號),提起 上訴,本院判決如下:   主 文 原判決關於孫協沂犯三人以上共同詐欺取財未遂罪之量刑,以 及其收受贓物部分,均撤銷。 孫協沂經原判決認定所犯三人以上共同犯詐欺取財未遂罪,處 有期徒刑拾月;又犯收受贓物罪,處有期徒刑肆月,如易科罰 金,以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣拾玖 萬元,沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵 其價額。 其他上訴駁回(即檢察官對詹許煒量刑上訴部分)。   事 實(孫協沂收受贓物部分) 一、緣臉書名稱「Vũ Trương」之真實姓名年籍不詳越南籍男子 ,與孫協沂、詹許煒、張峻韶共同意圖為自己不法所有,基 於三人以上共同詐欺取財犯意聯絡,由「Vũ Trương」於民 國113年3月23日下午某時,向阮氏娥佯稱可幫忙匯錢回越南 云云,致阮氏娥陷於錯誤,與之約定於同日23時許,在阮氏 娥雇主黃長安住處取款。孫協沂即依「Vũ Trương」指示, 於同日14時41分許,找來詹許煒、張峻韶一同前往取款,並 向不知情之林育宏借用車牌號碼000-0000號自用小客車,而 後由詹許煒駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車搭載張峻韶 ,孫協沂駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車搭載其妻呂思 慧,並約定由張峻韶下車向阮氏娥取款,孫協沂、詹許煒則 在旁把風接應。隨後孫協沂、詹許煒、張峻韶、呂思慧於同 日23時許,駕駛上開車輛至彰化縣福興鄉二港村福正路即福 寶社區活動中心旁停車場會合,推由張峻韶徒步至彰化縣○○ 鄉○○路000號之黃長安住處,佯裝為「Vũ Trương」之老闆向 阮氏娥取款,交涉期間張峻韶見事跡敗露,另起搶奪之犯意 ,趁黃長安、阮氏娥不注意時,將黃長安放置於該處桌上、 以紅色塑膠袋包裝之現金新臺幣(下同)41萬2,000元搶走 欲逃離現場,阮氏娥見狀上前阻止張峻韶,與之拉扯,張峻 韶徒手將阮氏娥推倒在地後,趁隙逃跑並搭上孫協沂駕駛之 000-0000號車輛,孫協沂立即駕車加速離去,詹許煒見後方 有阮氏娥等人追喊,亦啟動000-0000號車輛逃離現場(呂思 慧所涉幫助三人以上共同犯詐欺取財未遂罪;由本院另行判 處罪刑;孫協沂、詹許煒所犯三人以上共同詐欺取財未遂罪 量刑部分,詳後述理由欄貳之說明)。 二、張峻韶上車後,在車上將搶奪所得之41萬2,000元交給坐在 副駕駛座上之呂思慧,呂思慧再依孫協沂指示,先將其中5 張1,000元現金交予張峻韶。其後孫協沂、詹許煒、張峻韶 依約至林育宏住處附近會合分配贓款,孫協沂、詹許煒均知 悉張峻韶取得之40萬7,000元係搶奪所得財物,仍各基於收 受贓物之犯意,由孫協沂朋分其中19萬7,000元、詹許煒分 得9萬元,而收受上開贓物,張峻韶則保有12萬5,000元(含 前在車上先行取得之5,000元)。嗣林育宏發現孫協沂等人 借車目的係作為不法用途,因不滿將其牽連在內,遂要求孫 協沂、詹許煒、張峻韶分紅,其等應允後,由孫協沂自分得 之贓款拿出4,000元、詹許煒拿出4,000元、張峻韶拿出6,00 0元,共交付1萬4,000元予林育宏。旋經阮氏娥報警處理, 警方乃調取監視錄影畫面,循線查悉上情,並扣得如附表所 示之物。 三、案經彰化縣警察局鹿港分局報告彰化地檢署檢察官偵查起訴 。   理 由 壹、全部上訴部分(即被告孫協沂犯收受贓物罪部分) 一、證據能力:檢察官、上訴人即被告孫協沂(下稱被告孫協沂 )對於以下所引用具傳聞性質之證據資料,均同意有證據能 力(本院卷第160-165頁) ,且本案所引用之非供述證據, 檢察官、被告孫協沂均未表示無證據能力,本院審酌該等證 據作成及取得之程序均無違法之處,依法均可作為認定犯罪 事實之證據。 二、認定犯罪事實所憑之證據及理由    訊據被告孫協沂固坦承其有上開三人以上共同犯詐欺取財未 遂行為,及於張峻韶另行起意搶奪後,朋分19萬7,000元款 項,並有將取得贓款中之4,000元再分給林育宏等事實,惟 矢口否認有收受贓物犯行,辯稱:本案係共犯張峻韶變更犯 意為搶奪,就其所犯詐欺取財行為不生影響,是其行為在法 律上評價為詐欺未遂罪,並非犯罪事實有所不同,而財產犯 罪結果本包含贓物罪之不法内涵,不具獨立評價之可罰性, 為免過度評價,不宜另構成犯罪,其本案行為應僅論以詐欺 未遂罪,不應再論收受贓物罪;其一開始並不知是搶來的錢 ,是到警察來時才知道等語。經查:  ㈠被告孫協沂上開供承之事實,與證人即同案被告張峻韶、詹 許煒、林育宏於警詢、偵查及原審羈押訊問(偵字第5557號 卷第158至163、359至362、527至539、551至561、573至577 、585至587、671至672、692至700、706至711頁;偵字第68 98號卷第82至83、110至111、140至141頁;聲羈卷第32至34 ;40至42、48至51頁)之證述互核相符,且經證人即告訴人 阮氏娥、證人黃長安、黃建誠、許家耀於警詢證述明確(偵 字第5557號卷第241至242、245至246、249至252、401至402 頁;偵字第6898號卷第204頁),並有指認犯罪嫌疑人紀錄 表、彰化縣警察局鹿港分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表 、偵查隊照片紀錄表、現場刑案蒐證照片(監視器畫面翻拍 照片)、詹許煒手機MESSENGER與便當ㄟ(即被告孫協沂名稱 )對話截圖、鹿港分局洪堀派出所現場圖、尊宏小客車租賃 有限公司汽車出租單、被告孫協沂扣案IPHONE 7 Plus手機 蒐證相片、通聯調閱查詢單、「Vũ Trương」臉書資料及對 話紀錄(偵字第5557號卷第65至73、89至95、117至125、16 5至173至177、185至195、203至207、289至298、305至332 、339、345、419至425、431至435、441至457頁;偵字第68 98號卷第225至254、281至299、417至430頁)、內政部警政 署刑事警察局鑑定書、扣案金戒指、純銀項鍊照片、彰化地 檢署貴重扣押物品鑑定證明書、金戒指3只、銀項鍊1只、保 證單照片在卷足稽(原審卷第345至350、371、471至473、4 77頁),並有扣案如附表所示之物可以佐證,被告孫協沂上 開供述可以採信。  ㈡被告孫協沂雖以其分得上開款項時並不知道是搶來的錢云云 。然以,同案被告張峻韶於搶得財物後,告訴人阮氏娥、證 人黃長安均大喊搶劫並在後追逐,張峻韶於過程中,並有遺 留1隻鞋子在現場等情,業據證人阮氏娥、黃長安證述甚明 ,被告孫協沂當時負責開車接應張峻韶,對於上情應無不知 之理,況證人詹許煒於偵查已證稱:(問:你在看到張竣韶 用跑的出來後,是否知道他去搶人家錢?)我想說事情應該 是沒有講好,被被害人發現,是在分錢時,張峻韶才明確說 他是在被害人家中,趁被害人不注意時,把錢拿走的等語( 偵字第5557號卷第708頁),足認被告孫協沂至少於分配款項 時,已知悉該款項係張峻韶改變其等計畫搶奪所得財物,所 為自屬收受贓物行為,上開辯詞無法採信。  ㈢行為人於完成犯罪行為後,為確保或利用行為之結果,而另 為犯罪行為時,倘另為之犯罪行為係前一行為之延續,且未 加深前一行為造成之損害或引發新的法益侵害,按之學理上 所謂之「不罰之後行為」(或稱與罰後行為),固應僅就前 一行為予以評價而論以一罪;惟若前後之行為已分別侵害數 法益,後行為之不法內涵並已逾越前行為所該當犯罪不法內 涵之範圍時,則另為之後行為顯具一般預防之必要性,而非 屬不罰後行為之範疇,自應加以處罰,否則即違反充分評價 原則(最高法院100年度台上字第6621號判決意旨參照)。 查被告孫協沂之3人以上共犯詐欺取財犯行屬於未遂,業如 前述,且其稱不知張峻韶另起搶奪之意,是本案亦未認定被 告孫協沂與同案被告張峻韶有搶奪犯意之聯絡,足見被告孫 協沂朋分張峻韶之搶奪不法所得,已逾越前行為之詐欺取財 未遂之不法內涵,並引發新的法益侵害,無從認係原本犯罪 行為所涵攝,自非不罰之後行為,被告孫協沂上開所辯,顯 有誤會。  ㈣綜上所述,被告孫協沂上開收受贓物犯行事證已經明確,可 以認定,應依法論科。  三、論罪之理由   核被告孫協沂此部分所為,係犯刑法第349條第1項之收受贓 物罪。起訴書雖漏未論及被告孫協沂此部分罪名,然業於其 犯罪事實記載綦詳(起訴書第3頁),應認業已起訴,復經 原審、本院均告知此部分罪名、犯罪事實,無礙其訴訟防禦 權,本院自得併予審理。 貳、量刑一部上訴部分(即被告孫協沂、詹許煒犯三人以上共同 詐欺取財未遂罪及被告詹許煒收受贓物罪部分)   一、參諸修正刑事訴訟法第348 條第3 項規定立法理由,宣告刑 、數罪併罰所定之應執行刑、沒收,倘若符合該條項的規定 ,已得不隨同其犯罪事實,而單獨成為上訴之標的,且於上 訴人明示僅就刑上訴時,第二審法院即不再就原審法院所認 定之犯罪事實為審查,而應以原審法院所認定之犯罪事實, 作為論認原審宣告刑、執行刑及沒收妥適與否的判斷基礎。 本案被告孫協沂就其三人以上共同詐欺取財未遂罪,僅就有 罪之量刑部分上訴,檢察官就被告孫協沂、詹許煒所犯三人 以上共同詐欺取財未遂罪、收受贓物罪,亦均僅就量刑部分 提上訴(本院卷第159頁),依前述說明,本院就此部分,僅 就原審判決量刑妥適與否進行審理,至於其他部分,則非本 院審查範圍。 二、本案據以審查被告孫協沂、詹許煒此部分量刑妥適與否之犯 罪事實、罪名,均如原審判決書所載。 三、刑之加重、減輕事由之說明      ㈠被告詹許煒前因竊盜、違反毒品危害防制條例、肇事逃逸等 案件,經法院分別判處有期徒刑6月、3月、6月確定,經臺 灣南投地方法院定應執行刑有期徒刑1年1月確定,於111年1 月10日入監執行;復因妨害秩序案件,經判處有期徒刑7月 確定,接續執行後,於112年1月18日縮短刑期假釋出監,於 112年8月9日期滿未經撤銷假釋,以已執行完畢論等情,有法院 前案紀錄表在卷可參,復經檢察官於起訴書載明及於法院審 理時,就被告詹許煒構成累犯之前階段事實以及後階段應加 重其刑之事項,有所主張並具體指出證明方法,被告對於其 有上開有期徒刑執行完畢情形之構成累犯前提事實,於本院 審理時亦供承無誤(本院卷第191頁),核與上開前案紀錄表 一致,是其於受有期徒刑執行完畢後,5年內故意再犯本案 有期徒刑以上之罪,已構成累犯。審酌被告詹許煒所犯前案 與本案同屬故意犯罪,於前案執行完畢未及1年,即再犯本 案,對於刑罰反應力確屬薄弱,適用累犯規定予以加重,不 致生被告詹許煒所受之刑罰超過其所應負擔罪責,導致其人 身自由因此遭受過苛之侵害,而有不符憲法罪刑相當原則, 進而牴觸憲法第23條比例原則之情形,依司法院大法官釋字 第775 號解釋意旨,有必要依刑法第47條第1項規定加重其 刑。  ㈡被告孫協沂、詹許煒所犯3人以上共同詐欺取財未遂犯行,係 屬未遂,犯罪情節較輕,爰均依刑法第25條第2項規定予以 減輕。  參、本院之判斷   一、撤銷原審部分判決之理由    ㈠原審認被告孫協沂犯收受贓物罪事證明確,予以論罪科刑, 並為犯罪所得之沒收、追徵,以及就其所犯3人以上共同詐 欺取財未遂犯行量刑,固均非無見。惟查:⒈被告孫協沂雖 受分配贓款19萬7,000元,惟其後應同案被告林育宏要求, 將其中4,000元分配予林育宏乙情,業如前述,該4,000元已 非其實際管領支配之款項,應予扣除,此參分配予林育宏之 4,000元,亦經認定係林育宏收受贓物之犯罪所得自明,是 原審認定被告孫協沂之犯罪所得為19萬7,000元,應有錯誤 ;⒉被告孫協沂上訴後,於本院與告訴人阮氏娥成立調解, 並已依調解內容給付第1期款3,000元等情,有本院113年度 附民字第400號調解筆錄、公務電查詢紀錄表(本院卷第198 -1至198-3、243頁)在卷可參,是被告之犯後態度、量刑基 礎已有變更,且影響犯罪所得之諭知,原審未及審酌,自有 未洽。被告孫協沂上訴猶以前詞否認收受贓物罪,檢察官依 告訴人請求上訴主張被告孫協沂未與告訴人阮氏娥和解,原 審量處刑度過輕,雖均無可採,惟原判決既有上開瑕疵可指 ,即屬無可維持,應由本院將原判決關於孫協沂犯三人以上 共同詐欺取財未遂罪之量刑,以及其收受贓物部分,均予撤 銷改判。  ㈡爰審酌被告孫協沂前並無科刑前案紀錄,有法院前案紀錄表 可佐,素行尚佳;其正值青年,不思以正途獲取財物,竟為 牟取不法報酬,接受「Vũ Trương」要邀約,邀集同案被告 詹許煒等人為本案詐欺未遂犯行,於本案詐欺犯行之分工屬 於主要角色;復於知悉同案被告張峻韶取得者為搶奪之犯罪 所得時,仍予收受,增加警方與被害人追索贓物之困難,造 成被害人財產之損失,所為應予嚴懲;惟其犯後於偵查、原 審及本院坦承犯行(然於本院僅坦承收受贓物客觀行為), 並與告訴人阮氏娥成立調解及給付第一期款項之犯後態度; 並考量其犯罪動機、目的、手段、被害人法益受侵害程度及 其自陳高中肄業之智識程度,目前從事粗工、日薪1,500元 ,已婚、最大小孩2歲、最小8個月,配偶呂思慧現懷孕中, 要扶養配偶及子女、經濟勉持之家庭生活、經濟狀況等一切 情狀(原審卷第615頁;本院卷第192-193頁),量處如主文 第2項所示之刑,並就得易科罰金部分,諭知易科罰金之折 算標準。   ㈢犯罪所得已實際合法發還被害人者,不予宣告沒收或追徵, 刑法第38條之1第5項定有明文。查被告孫協沂雖因收受贓物 犯行而取得款項19萬3,000元之犯罪所得,且未扣案,然其 已與告訴人阮氏娥成立調解,並清償3,000元,業如前述, 該已賠償之現款雖非犯罪所得之「原物」,然本質上可認係 刑法第38條之1第5項所稱已實際合法「發還被害人」者,此 部分即不再宣告沒收、追徵。至其餘之19萬元,既尚未返還 ,仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定諭知沒收, 並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 二、駁回部分上訴之理由   量刑之輕重,係屬事實審法院得依職權自由裁量之事項,苟 於量刑時,已依行為人之責任為基礎,並斟酌刑法第57條各 款所列情狀,而未逾越法定範圍,又未濫用其職權,即不得 遽指為違法、不當。原審判決已注意刑法第57條各款規定之 適用,就被告詹許煒之量刑詳為審酌並敘明理由,既未逾越 法定刑度,復未濫用自由裁量之權限、違反比例原則、公平 原則,所為量刑核無不當或違法。檢察官雖依告訴人之請求 上訴主張被告詹許煒未與告訴人阮氏娥和解,對被告詹許煒 之量刑提起上訴,惟原審就被告詹許煒未能於原審與告訴人 達成和解賠償損害乙情,業已審酌,且此涉及被告之償債能 力及方式,被害人本可經由民事訴訟及執行程序實現債權; 本院參酌加重詐欺取財罪、收受贓物罪之法定刑度,以及被 告詹許煒係受孫協沂邀約參與本案,並負責把風工作,角色 明顯較輕,事後獲分配之犯罪所得亦較少,是原審就其所犯 三人以上共同詐欺取財未遂罪、收受贓物罪,各量處有期徒 刑11月、4月,並未過輕,雖被告詹許煒於本院與告訴人成 立和解後,迄今未依約履行(本院卷第241-243頁),亦無因 之再加重其刑期之必要,檢察官所提上訴理由,不足以動搖 原判決對被告詹許煒所為之量刑判斷,其上訴為無理由,應 予駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第368條、第369條第1項前段、第364 條、第299 條第1項前段,判決如主文。 本案經檢察官鄭羽棻提起公訴,檢察官簡泰宇提起上訴,檢察官 劉家芳、謝謂誠到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  31  日       刑事第十庭   審判長法 官  簡 源 希                  法 官  楊 陵 萍                  法 官  林 美 玲 以上正本證明與原本無異。 收受贓物罪部分不得上訴,其餘部分得上訴。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其未 敘述上訴理由者,並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。                  書記官  董 怡 湘                  中  華  民  國  114  年  3   月  31  日 附錄論罪科刑法條: 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期 徒刑,得併科1百萬元以下罰金: 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具, 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第349條 (普通贓物罪) 收受、搬運、寄藏、故買贓物或媒介者,處5年以下有期徒刑、 拘役或科或併科50萬元以下罰金。 因贓物變得之財物,以贓物論。 附表 編號 物品名稱及數量 所有人 貴重物品鑑價金額(新臺幣) 備註 1 Apple IPhone 7手機1支 孫協沂 原審113年度院保字第359號扣押物品清單編號4(原審卷第339頁) 2 Apple IPhone 11手機1支 詹許煒 原審113年度院保字第359號扣押物品清單編號6(原審卷第339頁) 3 現金2000元 詹許煒 原審113年度院保字第359號扣押物品清單編號10(原審卷第340頁) 4 金戒指1只(1.49錢) 詹許煒 1萬4490元 原審113年度院保字第704號扣押物品清單編號1(原審卷第483頁) 左欄鑑價金額見原審卷第471頁之彰化地檢署貴重扣押物品鑑定證明書 5 金戒指1只(1.38錢) 詹許煒 1萬3330元 原審年度院保字第704號扣押物品清單編號2(原審卷第483頁) 左欄鑑價金額見原審卷第471頁之彰化地檢署貴重扣押物品鑑定證明書 6 Apple IPhone 13 PRO手機1支 林育宏 原審113年度院保字第359號扣押物品清單編號8(原審卷第340頁) 7 金戒指1只(1.07錢) 張峻韶 1萬432元 原審113年度院保字第704號扣押物品清單編號3(原審卷第483頁) 左欄鑑價金額見原審第471頁之彰化地檢署貴重扣押物品鑑定證明書 8 純銀項鏈1條(2.02兩) 張峻韶 2474元 原審113年度院保字第704號扣押物品清單編號4(原審卷第483頁) 左欄鑑價金額見原審第471頁之彰化地檢署貴重扣押物品鑑定證明書 9 現金5萬元 張峻韶 原審113年度院保字第359號扣押物品清單編號10(原審卷第340頁)

2025-03-31

TCHM-113-上訴-1409-20250331-3

撤緩
臺灣士林地方法院

聲請撤銷緩刑

臺灣士林地方法院刑事裁定 114年度撤緩字第55號 聲 請 人 臺灣士林地方檢察署檢察官 受 刑 人 邢皓 上列聲請人因受刑人犯詐欺案件(臺灣新北地方法院111年度金 訴字第637號),聲請撤銷緩刑之宣告(114年度執聲字第336號 、114年度執緩助字第47號),本院裁定如下:   主 文 聲請駁回。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人刑皓因詐欺案件,經臺灣新北地方法 院於民國111年8月15日以111年金訴字第637號判決判處有期 徒刑2年、併科罰金新臺幣(下同)5萬元,並應向公庫支付 30萬元,緩刑5年,於111年9月28日確定在案。查受刑人於 緩刑期內即113年10月5日更犯公共危險罪,經臺灣臺北地方 法院於113年11月12日以113年度交簡字第1462號判決判處有 期徒刑3月,於113年12月26日確定,足已合於刑法第75條之 1第1項第2款所定撤銷緩刑宣告之原因,爰依刑事訴訟法第4 76條規定聲請撤銷等情。 二、按受緩刑之宣告,而於緩刑期內因故意犯他罪,而在緩刑期 內受6月以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告確定者,足認原 宣告之緩刑難收其預期效果,而有執行刑罰之必要者,得撤 銷其宣告,刑法第75條之1第1項第2款定有明文。次按,刑 法第75條之1得撤銷緩刑宣告之規定,考其立法意旨略以: 關於緩刑之撤銷,現行法第75條第1項固已設有2款應撤銷之 原因;至得撤銷緩刑之原因,則僅於保安處分章內第93條第 3項與撤銷假釋合併加以規定,體例上不相連貫,實用上亦 欠彈性,爰參酌德國及奧地利現行立法例增訂得撤銷緩刑之 原因,其中現行關於緩刑前或緩刑期間故意犯他罪,而在緩 刑期內受得易科罰金之有期徒刑之宣告者,列為應撤銷緩刑 之事由,因認過於嚴苛,而排除第75條應撤銷緩刑之事由, 移列至得撤銷緩刑事由,俾使「法官依被告再犯情節,而裁 量是否撤銷先前緩刑之宣告」。又刑法第41條第3項之規定 ,受6月以下有期徒刑或拘役之宣告而不得易科罰金者,亦 得易服社會勞動。此類案件既可無庸入監執行,故於緩刑之 效果,應與受得易科罰金之案件相同;其次,如有前開事由 ,但判決宣告拘役、罰金時,可見行為人仍未見悔悟,有列 為得撤銷緩刑之事由,以資彈性適用,爰於第1項第1款、第 2款增訂之;且本條採用裁量撤銷主義,賦予法院撤銷與否 之權限,特於第1項規定實質要件為「足認原宣告之緩刑難 收其預期效果,而有執行刑罰之必要」,供作審認之標準。 亦即於上揭「得」撤銷緩刑之情形,法官應依職權本於合目 的性之裁量,妥適審酌被告所犯前後數罪間,關於法益侵害 之性質、再犯之原因、違反法規範之情節是否重大、被告主 觀犯意所顯現之惡性及其反社會性等情,是否已使前案原為 促使惡性輕微之被告或偶發犯、初犯改過自新而宣告之緩刑 ,已難收其預期之效果,而確有執行刑罰之必要,此與刑法 第75條第1項所定2款要件有一具備,即毋庸再行審酌其他情 狀,應逕予撤銷緩刑之情形不同,先予敘明。 三、經查:  ㈠受刑人戶籍設於臺北市北投區,此有個人戶籍資料查詢結果 在卷可佐,足認受刑人所在地係在本院管轄區域內,是聲請 人向本院提出本件聲請,於法要無不合,核先敘明。  ㈡受刑人前因詐欺案件,經臺灣新北地方法院於111年8月15日 以111年金訴字第637號判決判處有期徒刑2年、併科罰金5萬 元,並應向公庫支付30萬元,緩刑5年,於111年9月28日確 定在案(下稱前案)。又受刑人於緩刑期內即113年10月5日 更犯公共危險罪,經臺灣臺北地方法院於113年11月12日以1 13年度交簡字第1462號判決判處有期徒刑3月,於113年12月 26日確定(下稱後案)等情,有上揭刑事判決書、法院前案 紀錄表在卷足參,是受刑人有於緩刑期內因故意犯他罪,而 在緩刑期內受6月以下有期徒刑宣告確定之事實,堪以認定 。  ㈢又刑法緩刑制度係為促進惡性輕微之被告或偶發犯、初犯利 於改過自新而設,刑法第75條之1又已課予法院裁量之義務 ,則受刑人雖合於上開要件,然是否已足認前案緩刑宣告難 收其預期效果,而有執行刑罰之必要,仍須衡酌相關情況決 定之。查本件受刑人所犯「前案」之犯罪時間為110年7、8 月間,其所受得易科罰金之有期徒刑宣告之「後案」則係於 緩刑期內之113年10月5日所為,由前開犯罪過程觀之,前、 後案之犯罪時間相隔約3年2月,且兩案之行為內容、罪質、 犯罪型態、原因及侵害法益均不相同,尚難僅以受刑人因後 案經法院判刑確定,逕認其前案所受緩刑之宣告難收預期效 果;復參以受刑人於「後案」中對於被訴犯行已坦承不諱, 此有後案之刑事判決書附卷可憑,可見其後案所為雖屬不當 ,惟其犯後尚知悔悟,未存有規避刑責之僥倖心態,所顯現 之反社會性尚非重大;而聲請人未提出除後案判決書以外之 其他積極證據,或具體說明受刑人有何情狀足認符合「原宣 告之緩刑難收其預期效果,而有執行刑罰之必要」等實質要 件,且若僅依上開後案判決所載之犯罪事實即以受刑人於緩 刑前另犯他罪為由,一律撤銷緩刑,則刑法第75條及第75條 之1即無區分之必要,將使刑法第75條之1第1項之立法本旨 盡失,亦與緩刑宣告乃係避免短期自由刑之弊,並給予受刑 人自新機會之目的未符。是審酌上開各情,本院尚無從認定 受刑人後案之法敵對意識或反社會性高,難認前案緩刑宣告 難收預期之效果而有執行刑罰之必要,是聲請人本件聲請, 尚難准許,應予駁回。 四、爰依刑事訴訟法第220條規定,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  31  日          刑事第七庭 法 官 吳佩真 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀。                書記官 陳紀元 中  華  民  國  114  年  3   月  31  日

2025-03-31

SLDM-114-撤緩-55-20250331-1

原易
臺灣士林地方法院

竊盜

臺灣士林地方法院刑事判決 114年度原易字第2號 公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 林東生 指定辯護人 本院公設辯護人王筑威 上列被告因竊盜案件,經檢察官提起公訴(113年度偵緝字第291 號),被告於本院準備程序中,就被訴事實為有罪之陳述,經告 知被告簡式審判程序之旨,並聽取檢察官、被告及其辯護人之意 見後,經本院獨任法官改依簡式審判程序審理後,茲判決如下:   主 文 林東生犯攜帶兇器踰越牆垣侵入住宅竊盜罪,處有期徒刑捌月。 未扣案犯罪所得雞血石觀音像壹尊沒收,於全部或一部不能沒收 或不宜執行沒收時,追徵其價額。   事 實 一、林東生意圖為自己不法之所有,基於攜帶兇器踰越牆垣侵入 住宅之加重竊盜犯意,於民國112年7月23日至7月30日9時許 間之某時,先在新北市○○區○○○000號之林晉瑋住處附近,拾 得客觀上足以為兇器之油壓剪1把後(未扣案),即攜帶上 開油壓剪並以翻牆方式,踰越上開住處房屋庭院之圍牆,再 擅自開啟住處未上鎖之鐵門,而侵入該住宅,並竊取林晉瑋 放置在屋內客廳之雞血石觀音像1尊(價值新臺幣【下同】1 0萬元,起訴書僅記載雞血石,應予補充更正),得手後隨 即逃離。嗣林晉瑋於112年7月30日9時許,返回上址,因而 發現遭竊後報警,經警在該屋內客廳沙發上發現上開破壞剪 ,採集送驗後,結果檢出林東生之DNA-STR型別,始悉上情 。 二、案經林晉瑋訴由新北市政府警察局淡水分局報告偵辦。   理 由 壹、程序事項   本件被告林東生所犯非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以 上有期徒刑之罪,或高等法院管轄第一審之案件,且於準備 程序進行中,被告就被訴事實為有罪之陳述,經告知簡式審 判程序之旨,並聽取檢察官、被告及其辯護人之意見後,由 本院獨任法官改依簡式審判程序審理,是本件之證據調查, 依刑事訴訟法第273條之2規定,不受同法第159條第1項、第 161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規 定之限制,合先敘明。 貳、實體事項 一、認定犯罪事實所憑之證據及認定之理由   前揭犯罪事實,業據被告林東生於本院準備程序及審理時坦 承不諱(本院原易字卷第75頁、第81頁至第82頁),核與證 人即告訴人林晉瑋之證述情節大致相符((112偵30184卷第 13頁至第16頁),並有新北市政府警察局112年9月18日新北 警鑑字第1121847997號DNA型別鑑定鑑驗書、轉移棉棒證物 袋(113偵緝291卷第101頁至第103頁;112偵30184卷第23頁 至第24頁)、現場及採證照片(112偵30184卷第33頁至第55 頁)、新北市政府警察局淡水分局刑事案件黏貼紀錄表【車 辨系統及監視器錄影畫面翻拍照片】(112偵30184卷第29頁 至第32頁)、刑事案件證物採驗紀錄表、勘察採證同意書( 112偵30184卷第25頁至第27頁)、證物清單【破壞剪1個、 轉移棉棒1支】(112偵30184卷第28頁)、新北市政府警察 局淡水分局扣押物品清單(113偵緝291卷第99頁)等證據在 卷可稽,足認被告之任意性自白確與事實相符,本案事證明 確,被告上開犯行堪以認定,應依法論罪科刑。 二、論罪科刑 (一)核被告所為,係犯刑法第321條第1項第1款、第2款、第3 款之攜帶兇器踰越牆垣侵入住宅竊盜罪。 (二)查被告前因①竊盜案件,本院以104年度審易緝字第35號判 決判處有期徒刑7月確定;②因竊盜等案件,經本院以104 年度審原易字第29號判決判處有期徒刑6月、9月、9月確 定;③因竊盜案件,經臺灣臺東地方法院(下稱臺東地院 )以104年度原易緝字第1號判決判處有期徒刑7月,經被 告提起上訴後撤回上訴而確定;④因竊盜案件,經臺東地 院以105年度原易字第52號判決判處有期徒刑7月、8月(3 次)、10月,應執行有期徒刑2年確定。上開①至④之罪再經 臺東地院以105年度聲字第574號裁定定應執行有期徒刑4 年9月確定,而於105年9月9日入監執行後,於108年7 月4 日因縮短刑期假釋出監,所餘刑期付保護管束,復因另犯 他案而撤銷假釋,應執行殘刑有期徒刑1年6月又12日,而 自109年7月2日入監執行,於111年2月18日執行完畢等情 ,有被告之法院前案紀錄表在卷可憑(本院原易卷第89頁 至第130頁),復為被告所坦認(本院易字卷第83頁至第8 5頁),而被告受有期徒刑之執行完畢後,5年以內故意再 犯本案有期徒刑以上之罪,當屬刑法第47條第1項規定之 累犯,茲參酌司法院大法官釋字第775號解釋意旨,並聽 取檢察官、被告及其辯護人之意見後,衡以被告前開構成 累犯之案件多數與本案均同屬竊盜罪,罪名與犯罪型態均 屬相同或類似,顯見其前罪之徒刑執行無成效,可知被告 對於刑罰之感應力薄弱,是認依前開規定加重被告之最低 本刑,不生行為人所受的刑罰超過其所應負擔罪責的情形 ,是依刑法第47條第1項規定,加重其刑。 (三)爰審酌被告除有該當累犯之前述竊盜等犯行外,查其前科 資料,另有多次竊盜之犯罪紀錄,觀其被告之法院前案紀 錄表即明(本院原易卷第89頁至第130頁),其業經法院 多次判決處刑,並依法執行刑罰,仍不思循正當合法途徑 賺取所需,而再次為本件竊盜犯行,可見其仍未能深切悔 悟,恣意竊取他人之財物,欠缺對他人財產權之尊重,所 為殊值非難;惟念被告犯後終能坦承犯行,犯後態度尚可 ,並兼衡被告本案犯罪動機、目的、竊得財物之價值,暨 其自陳高職畢業之教育智識程度、離婚,需扶養母親,入 監前曾從事水泥工工作,月收入約2至3萬元之家庭生活經 濟狀況等一切情狀(本院原易卷第85頁),量處如主文所 示之刑。 三、關於沒收 (一)按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物,屬於犯罪 行為人者,得沒收之;前二項之沒收,於全部或一部不能 沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額;宣告前二條之沒收 或追徵,有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價 值低微,或為維持受宣告人生活條件之必要者,得不宣告 或酌減之,刑法第38條第2項前段、第3項、第38條之1第2 項分別定有明文。查未扣案之油壓剪1把,雖為被告於本 案犯行前所拾得而屬被告所有,且作為供本案犯罪所用之 工具,業據被告供述在卷(本院原易卷第75頁、第82頁至 第83頁),然考量該油壓剪價值不高,亦非專供犯罪所用 之工具,縱未宣告沒收、追徵,於犯罪預防之社會防衛功 能影響不大,並權衡估算追徵所造成之勞費,亦與訴訟經 濟有違,堪認此部分之沒收、追徵欠缺刑法上之重要性, 依刑法第38條之2第2項規定,此物品毋庸宣告沒收及追徵 ,附此敘明。 (二)又被告為本件加重竊盜犯行所竊得之雞血石觀音像1尊, 係被告之犯罪所得,並未扣案,且未實際發還告訴人,自 應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收,於 全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。 據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段,判決如主文。   本案經檢察官陳彥章提起公訴,檢察官林嘉宏、郭騰月到庭執行 職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  31  日          刑事第四庭法 官 劉正祥 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內向本院提出上訴書狀,並 應敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書均須按他造當事人之人數附繕本,「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備 理由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官判決正本送 達之日期為準。               書記官 吳君儀 中  華  民  國  114  年  3   月  31  日 所犯法條: 中華民國刑法第321條 犯前條第一項、第二項之罪而有下列情形之一者,處六月以上五 年以下有期徒刑,得併科五十萬元以下罰金: 一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。 二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。 三、攜帶兇器而犯之。 四、結夥三人以上而犯之。 五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。 六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、 車、航空機內而犯之。 前項之未遂犯罰之。

2025-03-31

SLDM-114-原易-2-20250331-1

交簡
臺灣橋頭地方法院

公共危險等

臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決  113年度交簡字第2462號 公 訴 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 朱天福 (另案於法務部○○○○○○○○○執行中) 上列被告因公共危險等案件,經檢察官提起公訴(113年度毒偵 字第460號、113年度偵字第11557號),本院認為宜以簡易判決 處刑(113年度審交易字第881號),判決如下:   主   文 朱天福施用第二級毒品,累犯,處有期徒刑肆月,如易科罰金, 以新臺幣壹仟元折算壹日;又犯施用毒品致不能安全駕駛動力交 通工具罪,累犯,處有期徒刑伍月,如易科罰金,以新臺幣壹仟 元折算壹日。應執行有期徒刑柒月,如易科罰金,以新臺幣壹仟 元折算壹日。 扣案之毒品殘渣袋壹只沒收銷燬之;扣案之針筒貳支沒收之。   犯罪事實及理由 一、本件除起訴書(如附件)倒數第7至8行「仍於同年月18日凌 晨2時許」更正為「仍基於施用毒品後駕駛動力交通工具之 犯意,於同年月18日凌晨2時許」;證據清單欄補充「被告 朱天福於本院準備程序時之自白」外,其餘犯罪事實及證據 均引用起訴書之記載。 二、被告朱天福前因施用毒品案件,經法院裁定送觀察、勒戒後 ,認有繼續施用毒品之傾向,再經法院裁定施以強制戒治1 年,而於民國112年6月9日停止戒治,並經臺灣橋頭地方檢 察署檢察官以112年度戒毒偵字第81號為不起訴處分確定, 有被告前案紀錄表1份存卷可查,是其於前開強制戒治執行 完畢後3年內,再犯本案施用毒品罪,應依法論科。  三、核被告所為,係犯毒品危害防制條例第10條第2項之施用第 二級毒品罪,及刑法第185條之3第1項第3款之施用毒品致不 能安全駕駛動力交通工具罪。其施用甲基安非他命前,持有 甲基安非他命之低度行為,應為其施用之高度行為所吸收, 不另論罪。其所犯上開2罪間,犯意各別,行為互殊,應予 分論併罰。 五、被告前因施用毒品、竊盜等案件,分別經臺灣屏東地方法院 以101年度簡字第1347號、臺灣高雄地方法院101年度簡字第 1520號、臺灣臺南地方法院101年度易字第易字第207號、67 9號判決判處有期徒刑3月、4月、7月、5月確定,嗣經臺南 地院以101年度聲字第2592號裁定定應執行有期徒刑1年6月 月確定,於104年6月10日假釋出監,嗣經撤銷假釋,執行殘 刑有期徒刑9月18日;另因違反毒品危害防制條例案件,經 本院以105年度審易字第1091、1980號、105年度訴字第821 號判決、高雄地方法院105年度審易字第1573號、2240號、2 674號、106年度審易字第418號判決各判處有期徒刑3月、5 月2罪、6月3罪、7月3罪、9月確定,再經高雄地方法院以10 6年度聲字第2384號裁定定應執行有期徒刑4年確定(下稱甲 案);又因違反毒品危害防制條例案件,經高雄地方法院以 106年度簡字第2750號判決判處有期徒刑6月確定(下稱乙案 ),甲、乙案與上開殘刑接續執行後,於110年10月28日假 釋出監,於111年5月8日保護管束期滿假釋未經撤銷,視為 執行完畢,是其於受徒刑之執行完畢後,5年內故意再犯本 案有期徒刑以上之各罪,均應依刑法第47條第1項規定成立 累犯乙情,業據起訴書載明,並提出刑案資料查註紀錄表為 憑(見113毒偵字第460號卷第17至46頁),且經本院核閱卷 附臺灣高等法院被告前案紀錄表相符。審酌被告前案部分犯 行與本案均為施用毒品案件,所犯罪名、罪質均相同,且同 為故意犯罪,其於前案執行完畢後,仍再次實施本案各次犯 行,足見其有反覆實施犯罪傾向且對刑罰反應力薄弱,復無 任何符合刑法第59條規定以致其所受刑罰超過應負擔之罪責 ,使其人身自由因此遭受過苛侵害之情事,是就其所犯各罪 ,均應依刑法第47條第1項規定加重其刑。 六、本院審酌被告前因施用毒品案件,經觀察、勒戒、強制戒治 及科刑處罰執行完畢(構成累犯部分不予重複評價),有臺 灣高等法院被告前案紀錄表1份附卷可考,猶不思藉機徹底 戒除施用毒品之惡習,再犯本件施用第二級毒品犯行,更漠 視自己及公眾安全,施用毒品後仍騎乘普通重型機車上路, 加重一般用路人危險;惟念其犯後始終坦承犯行,兼衡其自 陳國中肄業之智識程度,以資源回收維生,月收入新臺幣2 萬7千餘元,離婚,無子女,獨居等一切情狀,各量處如主 文所示之刑,並均諭知易科罰金之折算標準。 七、又考量被告所犯2罪,犯罪時間接近,惟上開2罪之罪質尚非 相,侵害法益有別等情,定其應執行刑如主文所示,並諭知 易科罰金之折算標準。 八、扣案之甲基安非他命殘渣袋1只,為被告施用所餘;扣案之 注射針筒2支,亦為被告所有,供本件施用第二級毒品犯行 所用之物,均經其於本院偵查時供陳明確(見毒偵卷第61頁 ),應分別依毒品危害防制條例第18條第1項前段、刑法第3 8條第2項前段規定,宣告沒收銷燬及沒收。 九、依刑事訴訟法第449條第2項、第450條第1項、第454條第2項 ,逕以簡易判決如主文。 十、如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀 (應附繕本)。 本案經檢察官顏郁山提起公訴,檢察官黃碧玉到庭執行職務。 中  華  民  國  114  年  3   月  31  日          橋頭簡易庭  法 官 黃逸寧 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達之日起20日內向本院提出上訴書狀。                          中  華  民  國  114  年  3   月  31  日                 書記官 潘維欣 附錄法條: 毒品危害防制條例第10條第2項 施用第二級毒品者,處3年以下有期徒刑。 中華民國刑法第185條之3第1項 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者,處3年以下有期徒刑, 得併科30萬元以下罰金: 一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度 達百分之零點零五以上。 二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物,致不 能安全駕駛。 三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物 達行政院公告之品項及濃度值以上。 四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類 之物,致不能安全駕駛。 附件: 臺灣橋頭地方檢察署檢察官起訴書 113年度毒偵字第460號 113年度偵字第11557號   被   告 朱天福 (年籍詳卷) 上被告因違反毒品危害防制條例等案件,已經偵查終結,認應提 起公訴,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、朱天福前因施用毒品案件,經依法院裁定送觀察、勒戒後, 認有繼續施用毒品之傾向,依法院裁定令入戒治處所施以強 制戒治,於民國112年6月9日停止戒治而執行完畢釋放出所 ,由臺灣高雄地方檢察署檢察官以112年度戒毒偵字第81號 為不起訴處分確定。另因施用毒品、竊盜等案件,分別經臺 灣屏東地方法院以101年度簡字第1347號、臺灣高雄地方法 院以101年度簡字第1520號、臺灣臺南地方法院以101年度易 字第207號、101年度易字第679號判決各判處有期徒刑3月、 4月、7月、5月確定,嗣經合併定應執行有期徒刑1年6月, 於104年6月10日縮短刑期假釋出監,假釋期間付保護管束, 嗣經撤銷假釋,於106年6月25日入監執行殘刑9月8日,並與 他案判決確定之應執行有期徒刑4年、6月接續執行,於110 年10月28日縮短刑期假釋出監並付保護管束,於111年5月2 日期滿未經撤銷,視為執行完畢。詎其仍不知悔改,基於施 用第二級毒品甲基安非他命之犯意,於113年3月16日19時許 ,在高雄市鳳山區中央公園廁所內,以將甲基安非他命置入 注射針筒加水混合注射身體之方式,施用第二級毒品甲基安 非他命1次。又其明知施用毒品後,對人的意識能力具有不 良影響,將導致對週遭事物之辨識及反應能力較平常狀況薄 弱,且於施用後駕駛動力交通工具對一般往來之公眾及駕駛 人自身皆具有高度危險性,仍於同年月18日凌晨2時許,騎 乘車牌號碼000-000號普通重型機車,行經高雄市○○區○○路0 00○0號,因車牌髒汙為警盤查,發現其為毒品列管人口,並 扣得持有之注射針筒2支、殘渣袋1只,經其同意採尿送驗, 結果呈甲基安非他命(濃度:50740ng/mL)、安非他命陽性 反應(濃度:2460ng/mL),已達行政院於113年3月29日所 公告之品項及濃度值以上。 二、案經高雄市政府警察局仁武分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、證據清單: 編號 證據名稱 待證事實 1 被告朱天福於偵查中之自白。 被告坦承於前揭時、地,施用第二級毒品甲基安非他命後,騎乘機車上路之犯行。 2 ⑴濫用藥物尿液檢驗檢體真實姓名對照表(尿液檢體編號:R113145)、自願受採尿同意書。 ⑵正修科技大學超微量研究科技中心113年4月9日尿液檢驗報告(原始編號:R113145)。 被告為警採集之尿液送驗後呈甲基安非他命(濃度:50740ng/mL)、安非他命陽性反應(濃度:2460ng/mL),證明被告有施用第二級毒品甲基安非他命,且其尿液所含毒品已逾行政院公告之品項及濃度值之事實。 3 ⑴高雄市政府警察局仁武分局扣押筆錄、扣押物品目錄表。 ⑵查獲照片8張。 ⑶扣案注射針筒2支、殘渣袋1只。 ⑷毒品初步檢驗報告單。 被告經查獲持有供施用毒品所用器具之事實。 4 中華民國刑法第185條之3號案件測試觀察紀錄表。 被告為警查獲時,其身體前後或左右搖擺不定、手腳部顫抖,顯無法正常操控駕駛車輛之事實。 5 刑案資料查註紀錄表、全國施用毒品案件紀錄表、矯正簡表。 被告於強制戒治執行完畢釋放後,3年內再犯施用毒品罪之事實。 二、核被告朱天福所為,係犯毒品危害防制條例第10條第2項之 施用第二級毒品、刑法第185條之3第1項第3款之施用毒品致 不能安全駕駛動力交通工具等罪嫌。其所犯上開2罪,犯意 各別,罪名互異,請予分論併罰。又被告曾受有期徒刑之執 行完畢,有刑案資料查註紀錄表1份附卷可參,其於5年內故 意再犯本件有期徒刑以上之罪,為累犯,請依刑法第47條第 1項規定加重其刑。至扣案之注射針筒2支、殘渣袋1只,為 被告所有供施用毒品所用之物,業據其供述在卷,請依刑法 第38條第2項規定,宣告沒收。 三、依毒品危害防制條例第23條第2項、刑事訴訟法第251條第1 項提起公訴。   此 致 臺灣橋頭地方法院 中  華  民  國  113  年  7   月  26  日                檢 察 官 顏郁山 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  113  年  8   月  14  日                書 記 官 曾懷慧 附錄本案所犯法條全文 毒品危害防制條例第10條 施用第一級毒品者,處 6 月以上 5 年以下有期徒刑。 施用第二級毒品者,處 3 年以下有期徒刑。 中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者,處 3 年以下有期徒刑 ,得併科 30 萬元以下罰金: 一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度   達百分之零點零五以上。 二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物,致不   能安全駕駛。 三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物   達行政院公告之品項及濃度值以上。 四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類   之物,致不能安全駕駛。 因而致人於死者,處 3 年以上 10 年以下有期徒刑,得併科 2 百萬元以下罰金;致重傷者,處 1 年以上 7 年以下有期徒刑, 得併科 1 百萬元以下罰金。 曾犯本條或陸海空軍刑法第 54 條之罪,經有罪判決確定或經緩 起訴處分確定,於十年內再犯第 1 項之罪因而致人於死者,處 無期徒刑或 5 年以上有期徒刑,得併科 3 百萬元以下罰金;致 重傷者,處 3 年以上 10 年以下有期徒刑,得併科 2 百萬元以 下罰金。

2025-03-31

CTDM-113-交簡-2462-20250331-1

臺灣新北地方法院

聲明異議

臺灣新北地方法院刑事裁定 113年度聲字第4821號 異 議 人 即 受刑人 李國瑋 上列異議人因違反毒品危害防制條例等案件,不服臺灣新北地方 檢察署檢察官執行指揮之命令(113年度執更竹字第3332號)聲 明異議,本院裁定如下:   主 文 聲明異議駁回。   理 由 一、異議意旨略以:異議人李國偉於民國113年10月8日收受法務 部矯正署核予撤銷假釋函後,即於113年10月17日依監獄行 刑法第121條第1項、第137條規定提起復審,卻於113年11月 22日收到臺灣新北地方檢察署113年度執更竹字第3332號之 指揮書(下稱本件執行指揮書),以裁判日期為113年10月4 日之裁定為執行標的,而該裁定作成時,根本尚未收到復審 ,如何能先裁定並開始執行,該裁定顯然未審先判,何來公 平,是本件執行指揮書顯然不當應為撤銷云云。 二、按受刑人或其法定代理人或配偶以檢察官執行之指揮為不當 者,得向諭知該裁判之法院聲明異議,刑事訴訟法第484條 定有明文。所謂「諭知該裁判之法院」,係指對被告之有罪 判決,於主文內宣示主刑、從刑或沒收之法院;於數罪併罰 定應執行刑之裁定,則指該裁定應執行刑之法院。倘聲明異 議誤向其他無管轄權之法院為之,其聲請為不合法,應由程 序上駁回,無從為實體上之審查(最高法院113年度台抗字 第1159號裁定意旨參照)。 三、查異議人前因違反毒品危害防制條例案件,經臺灣高等法院 以104年度上訴字第2483號判決確定;又因竊盜罪、侵占罪 ,分別經臺灣士林地方法院以104年度易字第678號判決確定 ,嗣上開案件經臺灣士林地方法院以105年度聲字第1324號 裁定應執行有期徒刑1年11月確定。其後,異議人又因妨害 自由案件,經臺灣高等法院以107年度上訴字第3560號判決 確定,而與上開臺灣士林地方法院以105年度聲字第1324號 裁定,併由臺灣高等法院以108年度聲字第2447號裁定應執 行有期徒刑2年1月,並經最高法院以108年度台抗字1225號 裁定駁回抗告確定,由新北地檢署以108年度執更字第4488 號執行(註銷新北地檢署108年執助字第3765號、108年執字 5721號執行指揮書,並接續105年度執更字第4032號執行指 揮書後,分別執行),刑期自110年2月28日起至112年3月27 日止。嗣異議人於110年9月22日交付保護管束假釋出監,竟 於112年2月25日違反假釋期間應遵守保護管束之事項,又犯 竊盜罪,並經本院以112年度簡字第6165號判決判處有期徒 刑3月確定,經法務部矯正署以113年10月4日函撤銷假釋在 案,由新北地檢署檢察官以113年度執更字第3332號執行指 揮書執行殘刑1年4月16日等情,業經本院調閱臺灣新北地方 檢察署113年度執更字第3332號執行卷宗確認無誤,並有本 院112年度簡字第6165號判決、臺灣高等法院被告前案紀錄 表等件在卷可稽。故異議人既是對上開案件之檢察官執行指 揮書聲明異議,依刑事訴訟法第484條之規定及前開實務見 解,自應向最後諭知該定應執行刑裁判之法院即臺灣高等法 院為之,其誤向無管轄權之本院聲明異議,其聲請自為不合 法,應予駁回。 據上論斷,應依刑事訴訟法第486條,裁定如主文。    中  華  民  國  114  年  3   月  31  日          刑事第八庭  法 官 王玲櫻 上列正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後十日內敘明抗告理由,向本院提 出抗告狀。                 書記官 陳菁徽 中  華  民  國  114  年  3   月  31  日

2025-03-31

PCDM-113-聲-4821-20250331-1

臺灣彰化地方法院

竊盜

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第464號 聲 請 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 劉至展 上列被告因竊盜案件,經檢察官聲請以簡易判決處刑(114年度 偵字第4122號),本院判決如下:   主 文 劉至展犯竊盜罪,累犯,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺 幣壹仟元折算壹日。   事實及理由 一、本案犯罪事實及證據,均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之 記載(如附件)。 二、被告劉至展前於民國105至108年間,因竊盜、偽造文書及施 用毒品等案件,經台南地院分別以105年度聲字第1664號、1 06年度聲字第919號、105年度訴字第869號、105年度簡字第 2042號判處刑責並定應執行有期徒刑8月、1年1月、1年、3 月等確定,於107年5月28日假釋付保護管束,嗣因假釋期間 再犯,撤銷假釋於109年3月9日執行完畢。被告於5年內故意 再犯本件有期徒刑以上之罪,有台灣高等法院被告前案紀錄 表1份在卷可稽,為累犯,被告前開所犯案件與本案均屬故 意犯罪,歷經前次偵審程序教訓後,仍不知警惕,顯見被告 前罪之徒刑執行無成效,忽視法律禁令,對刑罰反應力薄弱 ,又本案並無司法院釋字第775號解釋意旨所指個案應量處 最低法定刑,亦無法適用刑法第59條規定減輕其刑,故依刑 法第47條第1項規定加重其刑。 三、核被告劉至展所為,係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。爰以 行為人之責任為基礎,審酌被告非無謀生能力,且為智識成 熟之成年人,應知悉任意攫取他人財物為法所不許,卻仍恣 意竊取被害人之財物,造成他人財產法益之侵害,破壞社會 治安,所為實非可取,並考量被告犯後坦承犯行,惟迄今未 與告訴人達成和解等情;兼衡被告高職肄業之智識程度、業 工、家境勉持,及其犯罪動機、目的、手段等一切情狀,量 處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折算標準。  四、按犯罪所得已實際合法發還被害人者,不予宣告沒收或追徵 ,刑法第38條之1第5項定有明文。經查,本案遭竊機車已發 還予告訴人,有贓物認領保管單1紙在卷可佐,故不予告沒 收或追徵。    五、依刑事訴訟法第449條第1項、第3項、第454條第2項,刑法 第320條第1項、第41條第1項、第47條第1項,逕以簡易判決 處刑如主文。 六、如不服本判決,得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴 狀,上訴於本院第二審合議庭(須附繕本)。  本案經檢察官吳宗穎聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  114  年  3   月  31  日          刑事第六庭 法 官 鮑慧忠 以上正本證明與原本無異。 如不服本件判決,得自收受送達之日起20日內,表明上訴理由, 向本庭提起上訴狀(須附繕本)。 告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者, 其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 中  華  民  國  114  年  3   月  31  日                書記官 方維仁 附錄本案論罪科刑法條: 中華民國刑法第320條 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之不動產者,依前 項之規定處斷。 前二項之未遂犯罰之。 附件:  臺灣彰化地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                    114年度偵字第4122號   被   告 劉至展 男 00歲(民國00年00月00日生)             住彰化縣○○鄉○○路000號             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因竊盜案件,業經偵查終結,認為宜以聲請簡易判決處 刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、劉至展前於民國105至108年間,因竊盜、偽造文書及施用毒 品等案件,經法院判處刑責並定應執行有期徒刑8月、1年1 月、1年、3月等確定,於107年5月28日假釋付保護管束,嗣 因假釋期間再犯,撤銷假釋於109年3月9日執行完畢。詎其 意圖為自己不法之所有,於民國113年11月10日8時30分許, 在彰化縣○○鎮○○路000號附近,見鄭碧綠所有之車牌號碼000 -000號普通重型機車無人看管,竟以自備鑰匙發動之方式, 竊取該部機車,得手後供己代步使用而離去。嗣經警於同日 10時49分許,在雲林縣○○鄉○○路與○○路口發現劉至展騎乘贓 車對其盤查後,始查悉上情。 二、案經雲林縣警察局斗六分局報告臺灣雲林地方檢察署陳請臺 灣高等檢察署檢察長核轉本署偵辦。     證據並所犯法條 一、前揭犯罪事實,業據被告劉至展坦承不諱,核與證人即被害 人鄭碧綠於警詢之證述情節相符,且有扣押物品錄表、贓物 認領保管單、車輛詳細資料報表、失車案件基本資料詳細畫 面報表、行車紀錄器畫面擷取照片、刑案現場相片及監視器 畫面翻拍照片附卷可稽,足認被告之自白與事實相符,期犯 嫌至堪認定。 二、核被告所為,係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。被告於有 期徒刑之執行完畢5年以內,故意再犯本案竊盜罪,請審酌 依刑法第47條第1項規定論以累犯,加重其刑。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。   此  致 臺灣彰化地方法院 中  華  民  國  114  年  02  月  14  日                 檢 察 官 吳 宗 穎 本件正本證明與原本無異 中  華  民  國  114  年  03  月  05  日                 書 記 官 包 昭 文

2025-03-31

CHDM-114-簡-464-20250331-1

撤緩
臺灣彰化地方法院

聲請撤銷緩刑

臺灣彰化地方法院刑事裁定 114年度撤緩字第5號 聲 請 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官 受 刑 人 林榆鎧 上列受刑人因違反商標法案件,經檢察官聲請撤銷緩刑之宣告(1 14年度執聲字第30號),本院裁定如下:   主 文 聲請駁回。   理 由 一、聲請意旨略以:受刑人林榆鎧前因違反商標法案件,經本院 於民國113年9月27日以113年度智簡上字第1號判決判處拘役 40日,如易科罰金,以新臺幣(下同)1,000元折算1日,緩刑 2年,於113年9月27日確定在案。惟受刑人於緩刑期前即112 年9月14日更犯違反商標法罪,經本院於113年11月13日以11 3年度智簡字第26號判決判處拘役40日,如易科罰金,以新 臺幣(下同)1,000元折算1日,並於113年12月12日確定。受 刑人於前案112年2月20日為警查獲後,即應知所警惕,恪遵 法律規定,不再為相同之犯行,卻仍基於意圖販賣而輸入侵 害商標權之商品,足認受刑人並未因前案之偵查而有所警惕 並悛悔改過,所為之犯行亦非偶發為之,受刑人所為已該當 刑法第75條之1第1項第1款之規定,有得撤銷緩刑宣告之原 因,爰依刑事訴訟法第476條規定聲請撤銷等語。 二、按受緩刑之宣告而有下列情形之一,足認原宣告之緩刑難收 其預期效果,而有執行刑罰之必要者,得撤銷其宣告:緩刑 前因故意犯他罪,而在緩刑期內受6月以下有期徒刑、拘役 或罰金之宣告確定者。刑法第75條之1第1項第1款定有明文 。考其立法意旨略以:關於緩刑之撤銷,現行法第75條第1 項固已設有2款應撤銷之原因;至得撤銷緩刑之原因,則僅 於保安處分章內第93條第3項與撤銷假釋合併加以規定,體 例上不相連貫,實用上亦欠彈性,爰參酌德國及奧地利現行 立法例增訂得撤銷緩刑之原因,其中現行關於緩刑前或緩刑 期間故意犯他罪,而在緩刑期內受得易科罰金之有期徒刑之 宣告者,列為應撤銷緩刑之事由,因認過於嚴苛,而排除第 75條應撤銷緩刑之事由,移列至得撤銷緩刑事由,俾使「法 官依被告再犯情節,而裁量是否撤銷先前緩刑之宣告」。且 本條採用「裁量撤銷主義」,賦予法院撤銷與否之權限,特 於第1項規定實質要件為「足認原宣告之緩刑難收其預期效 果,而有執行刑罰之必要」,供作審認之標準等語。亦即於 上揭「得」撤銷緩刑之情形,法官應依職權本於合目的性之 裁量,妥適審酌被告所犯前後數罪間,關於法益侵害之性質 、再犯之原因、違反法規範之情節是否重大、被告主觀犯意 所顯現之惡性,及其反社會性等情,是否已使前案原為促使 惡性輕微之被告或偶發犯、初犯改過自新而宣告之緩刑,已 難收其預期之效果,而確有執行刑罰之必要,此與刑法第75 條第1項所定2款要件有一具備,即毋庸再行審酌其他情狀, 應逕予撤銷緩刑之情形不同。再緩刑前與緩刑期間故意犯他 罪,而在緩刑期內受刑之宣告者,雖同列為撤銷緩刑之事由 ,然兩者究有不同。受刑人於緩刑期間故意犯他罪,而在緩 刑期內受刑之宣告者,表示受刑人雖受緩刑宣告,仍不知悛 悔更犯他罪,此時原宣告之緩刑即可能無法收其預期之效果 ;相對而言,受刑人故意犯他罪若係於緩刑宣告之前,則因 當時尚未受緩刑宣告,難以自犯他罪之事實,得知緩刑宣告 對於受刑人行為之影響,故除自其於緩刑前所犯他罪之情節 之重大性、法益侵害性質及所顯現之反社會性等因素,已可 判斷其後所宣告之緩刑,確實無法實現鼓勵受刑人自新,防 止其再犯之目的以外,尚難僅以受刑人於緩刑前另犯他罪之 事實,遽認其後宣告之緩刑難收其預期效果,而確有執行刑 罰之必要。 三、經查: (一)按緩刑之宣告應撤銷者,由受刑人所在地或其最後住所地之 地方法院對應之檢察署檢察官聲請該法院裁定之,刑事訴訟 法第476條定有明文。而本件受刑人住所地為彰化縣○○市○○ 路0段000巷00號,此有其個人戶籍資料查詢結果在卷可憑, 是本院就本案有管轄權,合先敘明。 (二)受刑人前因違反商標法案件,經本院於113年9月27日以113 年度智簡上字第1號判決判處拘役40日,如易科罰金,以1,0 00元折算1日,緩刑2年,於113年9月27日確定在案(下稱前 案)。緩刑期間為113年9月27日至115年9月26日止,受刑人 於緩刑期前即112年9月14日更犯違反商標法罪,經本院於11 3年11月13日以113年度智簡字第26號判決判處拘役40日,如 易科罰金,以1,000元折算1日,並於113年12月12日確定(下 稱後案),此有前開刑事判決書、法院前案紀錄表在卷足憑 ,受刑人於緩刑期前因故意犯他罪,而在緩刑期內受6月以 下有期徒刑、拘役或罰金之宣告確定,固合於刑法第75條之 1第1項第1款撤銷緩刑之事由。然本件是否撤銷緩刑宣告, 仍應視其是否符合「足認原宣告之緩刑難收其預期效果,而 有執行刑罰之必要」之實質要件而定。 (三)查受刑人後案違反之罪質雖與前案相同,然受刑人於後案僅 受拘役40日之宣告,可見其後案行為雖罹刑章,但違反法規 範之情節及主觀惡性均非重大。復受刑人固係於前案緩刑期 前因故意犯他罪,而在緩刑期間內受拘役之宣告確定,惟本 院審酌受刑人所犯後案之時間為112年9月14日,係在前案經 法院諭知緩刑宣告(即113年9月27日)前,則受刑人於犯後案 時,顯難預知其前案嗣將獲緩刑宣告,自無從認受刑人於犯 後案時有故違前案緩刑寬典之意,或其主觀犯意所顯現之惡 性及反社會性重大,足使前案宣告之緩刑難收其預期之效果 ,而有執行刑罰之必要;再觀諸受刑人於受前開緩刑宣告後 ,迄今尚無後案以外其他刑事犯罪經判決紀錄之情,有法院 前案紀錄表在卷可佐,亦難遽認受刑人於受緩刑之寬典後, 有不知悔悟自新之情。 (四)此外,聲請人並未提出除後案犯罪事實以外之其他積極證據 或具體說明受刑人有何情狀足認符合「原宣告之緩刑難收其 預期效果,而有執行刑罰之必要」等實質要件,若僅依受刑 人於緩刑期前因故意犯他罪,並於緩刑期內受6月以下之有 期徒刑、拘役或罰金之宣告,即一律撤銷緩刑,則刑法第75 條及第75條之1即無區分之必要,進而刑法第75條之1第1項 之立法本旨將意義盡失,與緩刑之目的乃係避免短期自由刑 之弊,並給予受刑人自新機會未盡相符。是依上開說明,本 件撤銷受刑人前案緩刑宣告之聲請,於法尚有未合,應予駁 回。 四、依刑事訴訟法第220條,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  31  日          刑事第八庭 法 官 李怡昕 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後10日內,向本院提出抗告狀(須 附繕本)。 中  華  民  國  114  年  3   月  31  日                書記官 陳亭竹

2025-03-31

CHDM-114-撤緩-5-20250331-1

嘉簡
臺灣嘉義地方法院

竊盜

臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決 114年度嘉簡字第342號 聲 請 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 蔡逢賢 上列被告因竊盜案件,經檢察官提起公訴(114年度偵字第2187 號),因被告已自白犯罪,本院認為宜以簡易判決處刑,爰不經 通常審判程序,逕以簡易判決處刑如下:   主 文 蔡逢賢犯竊盜罪,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣壹仟 元折算壹日。未扣案之犯罪所得腳踏車壹部,沒收,於全部或一 部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。   犯罪事實及理由 一、本件犯罪事實及證據,均引用起訴書之記載(如附件)。 二、論罪科刑: (一)核被告所為,係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。 (二)不成立累犯之說明:    按被告構成累犯之事實及應加重其刑之事項,均應由檢察 官主張並具體指出證明之方法後,經法院踐行調查、辯論 程序,方得作為論以累犯及是否加重其刑之裁判基礎。所 謂檢察官應就被告構成累犯事實「具體指出證明方法」, 係指檢察官應於法院調查證據時,提出足以證明被告構成 累犯事實之前案徒刑執行完畢資料,例如前案確定判決、 執行指揮書、執行函文、執行完畢(含入監執行或易科罰 金或易服社會勞動執行完畢、數罪係接續執行或合併執行 、有無被撤銷假釋情形)文件等相關執行資料,始足當之 。至一般附隨在卷宗內之被告前案紀錄表,係司法機關相 關人員依憑原始資料所輸入之前案紀錄,僅提供法官便於 瞭解本案與他案是否構成同一性或單一性之關聯、被告有 無在監在押情狀等情事之用,並非被告前案徒刑執行完畢 之原始資料或其影本,是檢察官單純空泛提出被告前案紀 錄表,尚難認已具體指出證明方法而謂盡其實質舉證責任 。然累犯資料本來即可以在刑法第57條第5款「犯罪行為 人之品行」中予以負面評價,法院自仍得就被告可能構成 累犯之前科、素行資料,列為刑法第57條第5款所定「犯 罪行為人之品行」之審酌事項(最高法院刑事大法庭110 年度台上大字第5660號裁定意旨參照)。起訴意旨雖認被 告本案為累犯,應加重其刑等語。然檢察官除空泛提出臺 灣嘉義地方檢察署刑案資料查註紀錄表之外,並未舉出其 他足以證明被告構成累犯事實之前案徒刑執行完畢資料, 自難謂已盡其實質舉證責任。從而,參照前揭最高法院裁 定意旨,本院即不得認定被告本案構成累犯而依刑法第47 條第1項規定加重其刑。但本院仍得就被告之前科素行, 依刑法第57條第5 款所定「犯罪行為人之品行」,作為量 刑審酌事項,併予敘明。 (三)爰以行為人之責任為基礎,審酌被告:1.國中畢業之智識 程度、無業、勉持之家庭經濟狀況(見警卷調查筆錄之「 受詢問人欄」);2.因走路時腳痛,因而竊取告訴人價值 新臺幣3,500元之腳踏車作為代步工具,欠缺尊重他人所 有權之觀念;3.犯後坦承犯行,態度尚可;4.尚未與告訴 人達成和解並賠償損害;5.前有多次竊盜罪之前科素行等 一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折算 標準,以示懲儆。 三、沒收:按犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之;於全部或   一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額,刑法第38條   之1 第1 項前段、第3 項分別定有明文。經查,被告竊得之 腳踏車1輛雖未扣案,然既屬被告犯罪所得之物,自不能讓 被告繼續取得而獲利,爰依前開規定諭知沒收之,於全部或 一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。     四、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項(依刑事判決精 簡原則,僅記載程序法條),逕以簡易判決處刑如主文。 五、如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀   。(應附繕本) 本件經檢察官陳昱奉提起公訴。 中  華  民  國  114  年  3   月  31 日          刑事第七庭  法 官 洪裕翔 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀(應附 繕本)。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備理由請求 檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期 為準。 中  華  民  國  114  年  3   月  31  日                 書記官 張菀純 附錄法條: 中華民國刑法第320條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜 罪,處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。 附件 臺灣嘉義地方檢察署檢察官起訴書                    114年度偵字第2187號 被   告 蔡逢賢  上列被告因竊盜案件,業經偵查終結,認應提起公訴,茲將犯罪 事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、蔡逢賢意圖為自己不法之所有,基於竊盜之犯意,於民國11 4年1月14日8時56分許,在嘉義縣○○鄉○○路○段000號前,竊 取陳建宇所有之腳踏車(價值新臺幣3500元)1部,得手後騎 乘至不詳之地點棄置。嗣經陳建宇發覺腳踏車遭竊,報請處 理循線調閱監視器後始知上情。 二、案經陳建宇訴由嘉義縣警察局中埔分局報告偵辦。     證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實,業據被告蔡逢賢坦承不諱,核與告訴人陳建 宇指訴情節相符,且有被害報告書、監視器錄影檔案、監視 器錄影畫面截圖照片附卷可參,本件事證明確,被告犯嫌足 以認定。 二、核被告所為,係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。被告前因 竊盜案件,經臺灣嘉義地方法院以111年度朴簡字第382號判 決處有期徒刑3月確定,於民國112年5月24日執行完畢(接 續執行另案120日拘役),有刑案資料查註紀錄表在卷可查 ,5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪,為累犯,並參 酌司法院釋字第775號解釋意旨,衡酌被告於上開前案有期 徒刑執行完畢後,又再犯本件以及諸多竊取腳踏車案件,可 認其對刑罰反應力薄弱,是認本案依累犯規定對被告加重其 刑,並無其所受刑罰超過所應負擔罪責而致其人自由因此遭 受過苛之侵害情事,故請依刑法第47條第1項之規定加重其 刑。   三、未扣案之腳踏車1輛,為被告本件竊盜罪之犯罪所得,請依 刑法第38條之1第1項前段規定,宣告沒收之,於全部或一部 不能沒收或不宜執行沒收時,再依同法第38條之1第3項規定 ,追徵其價額。  四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。   此 致 臺灣嘉義地方法院 中  華  民  國  114  年  2   月 27   日              檢 察 官 陳 昱 奉 本件證明與原本無異。 中  華  民  國  114  年  3   月  12  日              書 記 官 龔 玥 樺

2025-03-31

CYDM-114-嘉簡-342-20250331-1

撤緩
臺灣嘉義地方法院

聲請撤銷緩刑

臺灣嘉義地方法院刑事裁定 114年度撤緩字第39號 聲 請 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 受 刑 人 蔡岳軒 上列聲請人因被告因違反洗錢防制法案件,聲請撤銷緩刑之宣告 (113年度執緩字第375號),本院裁定如下:   主 文 聲請駁回。   理 由 一、聲請意旨略稱:受刑人蔡岳軒因違反洗錢防制法案件,經本 院於民國113年9月30日以113年度金簡字第195號判決判處有 期徒刑4月,緩刑5年,於113年11月5日確定(下稱甲案)。惟 受刑人於緩刑前112年10月24日之背信案件,經本院於113年 12月25日以113年度嘉簡字第1588號判決判處拘役30日,於1 14年2月3日確定(下稱乙案),依刑法第75條之1第1項第1款 規定得撤銷其緩刑宣告。爰依刑事訴訟法第476條規定聲請 將甲案緩刑宣告予以撤銷等語。 二、緩刑之宣告應撤銷者,由受刑人所在地或其最後住所地之地 方法院檢察官聲請該法院裁定之,刑事訴訟法第476條定有 明文。受緩刑之宣告而有下列情形之一,足認原宣告之緩刑 難收其預期效果,而有執行刑罰之必要者,得撤銷其宣告: 一、緩刑前因故意犯他罪,而在緩刑期內受六月以下有期徒 刑、拘役或罰金之宣告確定者,刑法第75條之1第1項第1款 定有明文。考其立法意旨係以:關於緩刑之撤銷,現行法第 75條第1項固已設有兩款應撤銷緩刑之原因;至得撤銷緩刑 之原因,則僅於保安處分章內第93條第3項與撤銷假釋合併 加以規定,體例上不相連貫,實用上亦欠彈性,爰參酌德國 及奧地利現行立法例增訂本條,其中現行關於緩刑前故意犯 他罪,而在緩刑期內受得易科罰金之有期徒刑之宣告者,列 為應撤銷緩刑之事由,因認過於嚴苛,而排除第75條應撤銷 緩刑之事由,移列至得撤銷緩刑事由,俾使法官依被告再犯 情節,而裁量是否撤銷先前緩刑之宣告;其次,如有前開事 由,但判決宣告拘役、罰金時,可見行為人仍未見悔悟,有 列為得撤銷緩刑之事由,以資彈性適用,爰於第1項第1款增 訂之。且本條採用裁量撤銷主義,賦與法院撤銷與否之權限 ,特於第1項規定實質要件為「足認原宣告之緩刑難收其預 期效果,而有執行刑罰之必要」,供作審認之標準(刑法第 75條之1立法理由參照)。是故,上揭「得」撤銷緩刑之情 形,法官應依職權本於合目的性之裁量,妥適審酌被告所犯 前後數罪間,關於法益侵害之性質、再犯之原因、二罪間之 差異、違反法規範之情節是否重大、被告主觀犯意所顯現之 惡性及其反社會性等情,是否已使前案原為促使惡性輕微之 被告或偶發犯、初犯改過自新而宣告之緩刑,已難收其預期 之效果,而確有執行刑罰之必要,此與刑法第75條第1項所 定二款要件有一具備,毋庸審酌其他情狀,即應逕予撤銷緩 刑之情形不同。 三、經查:  ㈠受刑人住所地係位於嘉義縣水上鄉,依前揭說明,本院對本 件聲請撤銷緩刑宣告之案件有管轄權,先予敘明。   ㈡受刑人所犯甲、乙兩案事實,有各該判決及法院前案紀錄表 可稽,則被告確於甲案受緩刑宣告前因故意犯乙罪而在甲案 緩刑期內受有拘役之宣告確定無訛。  ㈢受刑人先於112年10月24日實施乙案犯行,再於113年9月30日 受甲案緩刑之宣告,足認被告係先實施乙案犯行後始受甲案 緩刑宣告,且受刑人係於112年9月27日至同年10月8日實施 甲案犯行,兩案所犯時間相距甚近,故其並非受緩刑宣告後 仍不知警惕復為乙案犯行,自不能以此認定其對所受緩刑宣 告全無珍惜之意;況受刑人所犯乙案係於審理中與告訴人達 成和解,有乙案判決可參,堪認受刑人尚有所悔悟及彌補錯 誤之舉,其主觀上所顯現惡性、反社會性非重;又受刑人所 犯甲案為洗錢罪,乙案則為背信罪,二案罪名並不相同,其 犯罪型態、原因及動機、主觀犯意、行為態樣、危害程度等 節,亦彼此殊異,兩案彼此關聯性尚屬薄弱,故尚難僅憑其 後另因背信罪經法院判刑確定,即遽認受刑人前因甲案經法 院宣告之刑責,目前確有執行之必要。再者,乙案判決在量 刑時,亦可審酌甲案之情節及緩刑宣告之狀況,對受刑人進 行綜合、充分之評價,是無再行調整受刑人甲案處遇之必要 。聲請意旨復未具體指出受刑人有何原宣告之緩刑難收其預 期效果,而有執行刑罰之必要,本院審酌前開各情,無從認 定受刑人有何情狀已該當刑法第75條之1第1項所定要件。從 而,聲請意旨聲請撤銷前案緩刑宣告為無理由,應予駁回。    五、依刑事訴訟法第220條,裁定如主文。 中  華  民  國  114  年  3   月  31  日          刑事第八庭 法 官 盧伯璋 上列正本證明與原本無異。 如不服本裁定,應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀(應附 繕本)。 中  華  民  國  114  年  3   月  31  日                書記官 王美珍

2025-03-31

CYDM-114-撤緩-39-20250331-1

嘉簡
臺灣嘉義地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決 114年度嘉簡字第310號 聲 請 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 柯淑菁 上列被告因違反毒品危害防制條例案件,經檢察官聲請以簡易判 決處刑(113年度撤緩毒偵字第225號),本院判決如下:   主   文 甲○○施用第二級毒品,累犯,處有期徒刑肆月,如易科罰金,以 新臺幣壹仟元折算壹日。   事實及理由 一、本案犯罪事實及證據,均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之 記載(如附件)。 二、論罪科刑:  ㈠按觀察、勒戒或強制戒治執行完畢釋放後,三年內再犯第十 條之罪者,檢察官或少年法院(地方法院少年法庭)應依法 追訴或裁定交付審理,毒品危害防制條例第23條第2項定有 明文。經查,被告前因施用毒品案件,經臺灣臺中地方法院 以110年度毒聲字第969號裁定送觀察、勒戒後,認無繼續施 用毒品之傾向,於民國111年3月23日執行完畢釋放,並經臺 灣臺中地方檢察署檢察官以111年度撤緩毒偵緝字第7號為不 起訴處分確定,被告既於上開觀察、勒戒執行完畢釋放後3 年內再犯本案施用第二級毒品犯行,依毒品危害防制條例第 23條第2項,自應予依法追訴處罰。  ㈡按甲基安非他命屬毒品危害防制條例第2條第2項第2款所指之 第二級毒品,不得非法持有、施用。核被告所為,係犯毒品 危害防制條例第10條第2項之施用第二級毒品罪。被告施用 前持有第二級毒品之低度行為,應為施用之高度行為所吸收 ,不另論罪。  ㈢被告前於107年間因公共危險案件,經臺灣臺中地方法院以10 7年度沙交簡字第119號判決判處有期徒刑4月確定;又於107 年間因施用毒品案件,經臺灣苗栗地方法院以107年度苗簡 字第1294號判決判處有期徒刑3月確定;復於107年間因施用 毒品案件,經同法院以107年度苗簡字第550號判決判處有期 徒刑4月確定;上揭3罪嗣經同法院以108年度聲字第3號裁定 應執行有期徒刑8月確定,於108年5月23日因縮短刑期假釋 出監付保護管束,於108年7月25日保護管束期滿未經撤銷假 釋而視為執行完畢乙節,有法院前案紀錄表附卷可憑,則其 於受有期徒刑執行完畢後,5年以內故意再犯本件有期徒刑 以上之罪,為累犯,且檢察官於聲請簡易判決處刑書已就被 告前開構成累犯之前科紀錄及應加重其刑之情形為主張並提 出刑案資料查註紀錄表以為舉證,本院審酌被告犯罪情狀, 認為如依累犯規定加重最低本刑,並不會使被告所受之刑罰 超過其所應負擔之罪責,也不會使其人身自由因此遭受過苛 之侵害,與憲法罪刑相當原則及比例原則皆無牴觸,爰依刑 法第47條第1項規定加重其刑。  ㈣爰審酌被告前因施用毒品經送觀察、勒戒並執行完畢,猶不 思戒絕毒癮、革除惡習,再犯本案施用第二級毒品犯行,無 視毒品對自身健康之危害及國家杜絕毒品犯罪之禁令,應予 非難,惟衡酌施用毒品係屬自戕行為,尚未有嚴重破壞社會 秩序或侵害他人權益之情形,兼衡被告犯後坦承犯行之態度 ,暨被告之前科素行(構成累犯部分不予重複評價),有法 院前案紀錄表在卷可稽,及其智識程度、生活狀況等一切情 狀,量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折算標準。 三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第2項(依刑事判 決精簡原則,僅記載程序法條),逕以簡易判決處刑如主文 。 四、如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀   (應附繕本)。 本案經檢察官謝雯璣聲請以簡易判決處刑。 中  華  民  國  114  年  3   月  31  日          嘉義簡易庭  法 官 孫偲綺 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決,應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀(應附 繕本)。 中  華  民  國  114  年  3   月  31  日                 書記官 李珈慧 附錄本案論罪科刑法條: 毒品危害防制條例第10條 施用第一級毒品者,處六月以上五年以下有期徒刑。 施用第二級毒品者,處三年以下有期徒刑。 附件: 臺灣嘉義地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書                 113年度撤緩毒偵字第225號   被   告 甲○○ 女 50歲(民國00年0月00日生)             住○○市○里區○○路0段000巷00號             居嘉義市○區○○○路000巷00○0號             國民身分證統一編號:Z000000000號 上列被告因違反毒品危害防制條例案件,業經偵查終結,認為宜 以簡易判決處刑,茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下:     犯罪事實 一、甲○○前因公共危險案件,經臺灣臺中地方法院以107年度沙 交簡字第119號判決判處有期徒刑4月確定;復因2次施用毒 品案件,分別經臺灣苗栗地方法院以107年度苗簡字第550、 1294號判決判處有期徒刑4月、3月確定,上揭案件經臺灣苗 栗地方法院以108年度聲字第3號裁定應執行刑為有期徒刑8 年確定,於民國108年5月23日縮短刑期假釋付保護管束出監 ,於108年7月25日保護管束期間期滿未經撤銷視為執行完畢 。另因施用毒品案件,經臺灣臺中地方法院以110年度毒聲 字第969號裁定送觀察、勒戒後,認無繼續施用毒品之傾向 ,於111年3月23日釋放,並由臺灣臺中地方檢察署檢察官以 111年度撤緩毒偵緝字第7號為不起訴處分確定。詎猶不思悔 改,於前揭觀察、勒戒執行完畢釋放後3年內,基於施用第 二級毒品之犯意,於113年3月11日上午某時,在臺南市火車 站後站附近之友人住處,以將第二級毒品甲基安非他命置入 玻璃球內,點火燒烤後吸食其煙霧之方式,施用甲基安非他 命1次。嗣於113年3月13日14時46分許經本署觀護人室採集 其尿液送驗,結果呈安非他命、甲基安非他命陽性反應,始 悉上情。 二、案經本署觀護人室簽分偵辦。        證據並所犯法條 一、上開犯罪事實,業據被告甲○○於本署檢察事務官詢問時坦承 不諱,並有本署觀護人室採尿交辦單、本署個案採尿情形報 告書、本署施用毒品犯採尿報到編號表(尿液檢體編號:000 000000)、本署觀護人室受採尿人具結書、本署施用毒品犯 尿液檢體監管紀錄表(尿液檢體編號:000000000)、欣生生 物科技股份有限公司濫用藥物尿液檢驗報告(原樣編號:000 000000、報告編號:00000000)等在卷可稽,被告犯行足堪 認定。 二、核被告所為,係犯毒品危害防制條例第10條第2項之施用第 二級毒品罪嫌。被告曾受有期徒刑之執行完畢,其於5年內 故意再犯本件有期徒刑以上之罪,為累犯,請參酌司法院大 法官釋字第775號解釋意旨,依刑法第47條第1項規定加重其 刑。 三、依毒品危害防制條例第23條第2項、刑事訴訟法第451條第1 項聲請逕以簡易判決處刑。   此 致 臺灣嘉義地方法院 中  華  民  國  114  年  3   月  4   日                檢察官 謝雯璣 上正本證明與原本無異。 中  華  民  國  114  年  3   月  12  日                書記官 張吉芳

2025-03-31

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